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DIREITO COMERCIAL I

PROF. MENEZES CORDEIRO

2007-2008
Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

CAPÍTULO I: COMÉRCIO E COMERCIANTES

§1: SENTIDO OBJECTIVO. Os actos de comércio em sentido objectivo são aqueles que

se encontram especialmente regulados no Código [art. 2º, 1ª parte]. Esta primeira noção

denota a relação de especialidade entre o direito comercial, especial, e o direito civil, geral

e de aplicação subsidiária. Desta primeira abordagem podemos concluir:

• Nem todos os actos regulados no Código são actos comerciais

• Nem apenas os actos regulados no Código são actos comerciais.

A fórmula legal recorre a um enunciado implícito que cumpre determinar com maior

clareza.

Actos comerciais em sentido objectivo são também aqueles que historicamente

haviam sido consagrados no Código, embora hoje pertençam a legislação extravagante: o

trespasse, “arrendamento comercial” [art. 1112º CC], vg.

Reformulando o disposto no art. 2º, conclui-se: os actos de comércio em sentido

objectivo são aqueles que se encontram, ou se encontraram outrora, “especialmente”

regulados no Código e na lei comercial geral, considerando o objecto e os interesses em

questão. Nestes termos, o contrato de trabalho não é objectivamente comercial. Para

OLIVEIRA ASCENSÃO, só são comerciais os actos regulados no Código e nos quais aflore a

característica da especialidade, em relação à lei civil.

§2: ANALOGIA. Dado o teor de tipicidade fechada do art. 2º, aliado a razões de

segurança jurídica, poder-se-ia dizer que a qualificação de actos comerciais por analogia seria

proibida [OLIVEIRA ASCENSÃO].

Todavia, cumpre recordar que as normas comerciais são especiais e não excepcionais,

susceptíveis, por isso, de aplicação analógica nos termos gerais do art. 10º CC: as normas

comerciais não contrariam os princípios gerais do direito, nem constituem qualquer ius

singulare. Mas nem por isso se diga que a aplicação analógica das mesmas deva ser

automática: MENEZES CORDEIRO impõe alguma cautela nesse raciocínio. A especialidade

deveria ser constatada em cada regra [a relação de especialidade só poderia ser relativizada,

enfim, entre uma norma “geral” e uma norma “especial”].

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Mas, na verdade, grande parte do direito das sociedades comerciais e direito da

concorrência não é especial em relação a norma nenhuma, já que não lhes assiste

corresponde a norma “geral” no direito civil português. Não obstante, o direito comercial é

certamente mais restrito e particularizado que o direito civil. Nestes termos, e com as

limitações apontadas, a natureza especial do direito comercial deve ser ponderada caso a

caso.

Face a esta polémica, alguma doutrina desenvolveu a denominada teoria do

acessório, uma fórmula de analogia, na verdade: seriam comerciais os actos acessórios de

outros, objectivamente comerciais, encontrando-se numa relação de instrumentalidade [vg

depósito, penhor ou mútuo/empréstimo, se não estivessem já consagrados no Código]. Nestes

termos, o mesmo poderia ser qualificado como acto comercial em sentido objectivo,

mediante analogia iuris [BARBOSA DE MAGALHÃES].

Contrariando esta teoria, a doutrina respondeu negativamente à questão: a aplicação

analógica de normas comerciais contraria a intenção de taxatividade patente no art. 2º:

OLIVEIRA ASCENSÃO, GUILHERME MOREIRA, PINTO COELHO, REMÉDIO MARQUES e

COUTINHO DE ABREU.

Ainda que a teoria da acessoriedade se considere hoje abandonada, a apreciação

casuística do preenchimento de lacunas comerciais é possível [caso a caso, norma a norma]:

MENEZES CORDEIRO sustenta, assim, a aplicação analógica das obrigações resultantes da

culpa in contrahendo aquando da preparação de um contrato comercial. O acto será

comercial se o regime for comercial e especial.

§3: SENTIDO SUBJECTIVO. São actos comerciais em sentido subjectivo os contratos e

obrigações dos comerciantes, com capacidade para tal, que façam do comércio profissão. A

natureza dos mesmos não pode, todavia, ser exclusivamente civil, e o contrário não pode

resultar do próprio acto [art. 2º, 2ª parte]. Explicitemos.

Duas linhas de interpretação desenvolveram-se em torno do disposto no art. 230º:

• Entendimento de empresa enquanto actividade [objectivismo] – GUILHERME

MOREIRA e COUTINHO DE ABREU.

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• Entendimento de empresa enquanto organização de meios [subjectivismo] –

BARBOSA DE MAGALHÃES.

• Opiniões conciliadoras – OLIVEIRA ASCENSÃO.

Afastaremos quaisquer propostas de interpretação actualista que reconduzam o

disposto no art. 230º a actos subjectivamente comerciais [leia-se “pessoas, singulares ou

colectivas”]: o legislador originário [1888] não conhecia o conceito de pessoa colectiva,

introduzido em 1907 por GUILHERME MOREIRA, pelo que ao elencar “empresas comerciais”

referia-se, tão-só, a actos objectivamente comerciais [“actuações/empreendimentos” e não

organização de meios, tipo “sujeito”]. MENEZES CORDEIRO exemplifica-o: uma associação

académica não é comerciante por organizar um espectáculo por ano; se o fizer, o acto é

objectivamente comercial, tão-só.

A capacidade comercial dos comerciantes [art. 13º] coincide com a capacidade civil,

pelo que o art. 7º deve ser remetido para as regras gerais da capacidade de gozo e de

exercício.

Por outro lado, pratica, de facto, o comércio, o comerciante que celebre contratos e

actos elencados nos arts 463º e 464º.

A natureza do acto não pode ser exclusivamente civil: para MENEZES CORDEIRO serão

actos exclusivamente civis aqueles que, no momento considerado, não sejam regulados pela

lei comercial geral [fórmula mais abrangente e actualista, caso a caso]. OLIVEIRA ASCENSÃO

vai mais longe: será exclusivamente civil o acto que o direito comercial geral, pela sua

natureza, não possa regular [inclua-se os actos relativos ao direito da família e sucessões e as

doações comerciais, vg]. COUTINHO DE ABREU, BARBOSA DE MAGALHÃES e FERRER

CORREIA assumem uma interpretação mais extensiva, nos termos seguintes: é exclusivamente

civil o acto que não tenha qualquer conexão com o exercício do comércio em geral [assim, a

doação já seria considerada um acto comercial]. MENEZES CORDEIRO discorda: uma doação

feita a clientes não tem qualquer regime comercial, não se tratando de acto de comércio.

A comercialidade deve ser afastada quando o contrário resulte do acto: de

circunstâncias que o acompanhem, em nada relacionadas com o giro comercial, enfim.

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Eis o esquema a reter:

• Contratos e obrigações dos comerciantes [art. 13º]:

o Capacidade: art. 7º e regras gerais do CC.

o Pratique, de facto, o comércio: arts 463º e 464º.

• Natureza não exclusivamente civil [vg contrato de trabalho, que pretende

proteger a parte mais fraca, o trabalhador].

• O contrário não resulta do acto

Conclusão:

A distinção entre actos comerciais em sentido objectivo e subjectivo não é, hoje,

decisiva: já não depende do foro competente, como historicamente já se admitiu [até 1932,

com a unificação o foro, os actos comerciais eram julgados em tribunais comerciais e os actos

civis pelos tribunais comuns]. Não obstante, a relevância desta discussão reside na aplicação

do regime comercial, maxime daquele que ainda vigora no nosso país: os poucos arts que

restam do Código Comercial.

§4: COMERCIANTES. Nem todos os que praticam actos de comércio devem ser

considerados comerciantes. Nestes termos, é comerciante [art. 13º] quem:

• Tenha capacidade para tal [art. 7º, que remete globalmente para a lei civil]

o A maioria doutrinária defende que o comerciante carece de

capacidade de exercício. Já FERRER CORREIA, por seu lado, admite

bastar a simples capacidade de gozo. MENEZES CORDEIRO entende

que, já que as pessoas singulares têm capacidade de gozo pleno [art.

67º CC], e as pessoas colectivas têm capacidade de gozo necessária

ou conveniente à prossecução dos seus fins [art. 160º CC], o referido

art. remete globalmente para a lei civil: capacidade de gozo e de

exercício. Sublinhe-se que certos actos de comércio são acessíveis a

menores, mesmo não representados [relembre-se que a incapacidade

de exercício dos menores é meramente aparente, segundo GOMES DA

SILVA, já que as excepções consagradas no art. 127º CC são mais

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extensas do que a regra, e os actos só são susceptíveis de

anulabilidade].

• Pratique, de facto, o comércio: arts 463º e 464º

• Faça do comércio profissão, com indícios de profissionalidade [vectores que

classificam a prática comercial de actos comerciais]:

o Prática reiterada e habitual [não necessariamente contínua – actos

não ocasionais nem isolados]

o Intenção lucrativa [visa angariar meios]

o Actividade juridicamente autónoma [em nome próprio e por sua

conta, ao contrário do trabalhador subordinado, que é abrangido pelo

regime do contrato de trabalho]

o Actividade tendencialmente exclusiva [pode exercer outras

profissões, embora haja limites práticos: não se exige exclusividade,

mas sim dedicação tendencialmente exclusiva, mediante total

afectação do seu património de comerciante ao seu comércio] -

OLIVEIRA ASCENSÃO considera que este não é um verdeiro indício.

o Organização de meios e de recursos [para alguns autores]

MENEZES CORDEIRO considera que esses elementos não constituem verdadeiros

requisitos e que o sistema é móvel: poder-se-á dispensar um indício, desde que os outros

sejam inequívocos.

Conclui-se: ser-se comerciante é fazer profissão do comércio, desde que se tenha

capacidade para tal. Excluem-se, deste âmbito, as sociedades.

São pessoas semelhantes a comerciantes, ainda que não o sejam para efeitos do art.

13º: todas as entidades autónomas que pratiquem actos com fins lucrativos e que para tal

disponham de uma organização de meios mínima. Caso a caso cumpre determinar se o

mandatário comercial, com ou sem representação [mero comissário], ou se profissionais

liberais de grandes sociedades de advogados, vg, possam ser reconduzidos à categoria geral

de comerciante. MENEZES CORDEIRO pronuncia-se afirmativamente, embora exclua os

trabalhadores nos termos de um contrato de trabalho e os profissionais liberais em geral.

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§5: ACTOS UNILATERAIS. Quando concluirmos por um acto objectivamente comercial

o direito a aplicar é o direito comercial. Será unilateral o acto de comércio só com relação a

uma das partes [art. 99º]:

• Quando objectivamente comercial para uma parte apenas: regime comercial

• Quando subjectivamente comercial para uma parte apenas: regime comercial

A ressalva “salvo as que só forem aplicáveis…” respeita às obrigações específicas dos

comerciantes [art. 18º]: firma, registo comercial, etc.

A lei comercial rege quanto a todas as partes, enfim. Salvo se o contrário resultar da

própria lei.

§6: SOLIDARIEDADE. As obrigações comerciais podem ser:

• Singulares

• Plurais [co-obrigados]:

o Parciárias [art. 513º CC]: regra geral - cada um deve responder

pela dívida na sua quota-parte e o cumprimento da obrigação,

por um dos devedores, não exonera os restantes perante o

mesmo credor.

o Solidárias [art. 100º]: regra especial, quando resulte da lei ou

da vontade das partes – o cumprimento da obrigação, por um

dos devedores, exonera os restantes perante o mesmo credor.

 Os co-obrigados são solidários:

 Salvo estipulação em contrário

 §u.: disposições não extensivas

aos não comerciantes quanto aos contratos que não

constituírem actos comerciais

Conclui-se: aferir da solidariedade das obrigações comerciais equivale a analisar a

comercialidade dos actos praticados, enfim.

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§7: RESPONSABILIDADE DO CASAL. A responsabilidade dos bens comuns do casal não

equivale a solidariedade nas obrigações. As dívidas conjugais podem, assim, ser:

• Comunicáveis [art. 1691º-1d) e 1695º CC e art. 15º]: responsabilização de

ambos os cônjuges se as dívidas foram contraídas em proveito comum

[bastando para o facto a intenção, lato sensu, e não o proveito em termos

patrimoniais] ou se não vigorar o regime de separação de bens.

o Respondem os bens comuns do casal e, na falta ou insuficiência

destes, os bens próprios de cada um, solidariamente.

• Incomunicáveis [art. 1692º e 1696º CC]: responsabilização do cônjuge a

que respeitam se as dívidas foram contraídas em proveito próprio ou se

vigorar o regime de separação de bens.

o Respondem os seus bens próprios e, subsidiariamente, a sua

meação nos bens comuns.

Regra especial [art. 15º]: as dívidas do cônjuge comerciante presumem-se contraídas

no exercício do seu comércio. Requisitos cumulativos para que esta presunção se verifique:

• Cônjuge comerciante [aferida a profissionalidade da sua actividade]

• Dívida comercial [proveniente de acto de comércio]

Exemplo: dívida contraída no casino – a exploração dos casinos deriva de contratos

administrativos de concessão celebrados por sociedades comerciais que, ao abrigo do art. 1º

CSC, têm por objecto a prática de actos de comércio. Considera-se que as obrigações

contraídas nos casinos não são naturais porque delas cabe recurso para os tribunais [art.

1245º CC]. Se um comerciante contrair uma dívida deste cariz, o “contrário resulta do próprio

acto”: contrai as dívidas no casino não enquanto comerciante, mas sim enquanto cidadão

comum. Não é por ser comerciante que todas as actividades por ele praticadas sejam

comerciais.

Os argumentos que apontam no sentido da profissionalidade de uma determinada

actividade não equivalem à determinação da prática de actos comerciais em sentido

objectivo ou subjectivo, como já analisado supra.

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CAPÍTULO II: ESTABELECIMENTO COMERCIAL

§1: ESTABELECIMENTO. O estabelecimento comercial é, para MENEZES CORDEIRO, o

conjunto de coisas corpóreas e incorpóreas [art. 425º] devidamente organizadas para a

prática de comércio. Nestes termos, corresponde à unidade funcional cujo objectivo é a

obtenção de lucro através da conquista de clientela. Corresponde, grosso modo, a uma ideia

de empresa sem o elemento humano e de direcção.

§2: ELEMENTOS. Desta primeira noção podemos concluir pelos seguintes elementos

caracterizadores do estabelecimento comercial:

• Elementos activos: conjunto de direitos e de outras posições equiparáveis

afectas ao exercício do comércio.

o Coisas corpóreas:

 Bens materiais relativos a imóveis e móveis [mercadorias,

mobília, instrumentos de trabalho… - a existência de um

imóvel não é condição sine qua non para o estabelecimento:

vendedor ambulante, vg]

 Direitos reais e pessoais de gozo relativos a imóveis

o Coisas incorpóreas:

 Propriedade industrial [marcas, patentes, know-how, direito à

firma/nome]

 Prestações provenientes de posições contratuais [contratos de

trabalho, prestação de serviços, distribuição, agência,

franquia…]

o Clientela: conjunto real ou potencial de pessoas dispostas a contratar

com o estabelecimento.

o Aviamento: A mais valia que resulta da aptidão funcional do

estabelecimento e a soma dos elementos que o componham. A

unificação de todos os elementos, enfim. Para COUTINHO DE ABREU

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trata-se de um “bem jurídico novo”. Critério decisivo para aferir a

existência de um estabelecimento. Há estabelecimento, na medida

em que há aviamento.

A clientela e o aviamento não constituem objecto de direitos subjectivos, embora

correspondam a posições activas e sejam objecto de regras de tutela [vg indemnização de

clientela, no contrato de agência].

• Elementos passivos: adstrições ou obrigações contraídas pelo comerciante, no

exercício do comércio. É frequente, em negócios de transmissão, limitá-los ao

activo, não incluindo o passivo no estabelecimento.

§3: TRANSMISSÃO DO ESTABELECIMENTO. Aferida a existência de um verdadeiro

estabelecimento comercial, o mesmo pode ser transmitido no seu todo nos termos seguintes:

• Transmissão definitiva: trespasse, regime excepcional

• Transmissão temporária: cessão de exploração, regime geral

A regra geral é, contrariamente a estas que aqui observamos, a regra da

especialidade: cada uma das situações jurídicas distintas a transmitir exigiria, em princípio,

um negócio autónomo.

§4: TRESPASSE. O trespasse consiste na transmissão definitiva da titularidade do

estabelecimento comercial, no seu todo, sem perda de aptidão funcional [do aviamento,

enfim]: trata-se de um único negócio jurídico, mediante uma única escritura. Segundo

MENEZES CORDEIRO e OLIVEIRA ASCENSÃO, a transmissão de um “estabelecimento” com

perda do aviamento, consiste na transmissão de um “estabelecimento incompleto”.

Pode ser celebrado mediante qualquer contrato com eficácia translativa da

titularidade do direito [vg compra e venda, doação, troca ou dação em cumprimento]. O

principal efeito resulta da transmissão da propriedade relativamente a esse estabelecimento,

ou do direito pessoal de gozo do arrendatário, mais frequentemente. Eis os traços gerais do

regime do trespasse, de natureza excepcional face ao regime geral da cessão de exploração:

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• Está regulado no CC [art. 1112º CC] mas é considerado legislação comercial,

maxime acto comercial em sentido objectivo, por razões históricas e pela sua

natureza: protecção do interesse e do desenvolvimento comercial.

• Não há qualquer necessidade de consentimento do senhorio [art. 1112º-1a

CC], bastando a mera comunicação [art. 1112º-3 CC] pelo locatário originário,

no prazo de quinze dias [art. 1038º g) CC]: facto que sustenta a sua natureza

de protecção do interesse comercial.

• Forma: escrita [art. 1112º-3 CC]. Problema da simplificação formal do

trespasse: essa norma aplica-se também ao proprietário do prédio?

COUTINHO DE ABREU considera que se afasta o art. 875º CC e o art. 80º do

Código do Notariado, relativamente à necessidade da escritura pública na

transmissão do direito de propriedade sobre imóveis em caso de trespasse.

• A violação do dever de comunicação constitui fundamento do direito de

resolução do contrato [art. 1083º-2 e) CC] e de indemnização por

responsabilidade obrigacional [art. 798º CC].

• O senhorio tem direito de preferência no trespasse por venda ou dação em

cumprimento [art. 1112º-4 CC], permitindo-lhe uma vantagem potencial. Se

preferir, extingue-se o contrato por confusão de esferas jurídicas: o senhorio

não pode ser simultaneamente senhorio e locatário.

• Dever de não concorrência do trespassante com o trespassário: dever que

decorre da boa fé, maxime, do dever de lealdade. Quando violado, gera

responsabilidade pós-contratual nos termos dos princípios da culpa post

pactum finitum, segundo MENEZES CORDEIRO.Se as partes afastarem o dever

de não concorrência, convencionam, geralmente, uma remuneração

proporcional. Evidencia a importância da clientela enquanto elemento activo

do estabelecimento. Preconiza a observância de limites:

o Materiais: a nova actividade do trespassante não pode ser semelhante

o Espaciais: com respeito com a circunscrição geográfica da actividade

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o Temporais: observância do prazo de consolidação do novo

estabelecimento, geralmente de três ou dois anos [jurisprudência]

• Havendo perda do aviamento do estabelecimento, com o trespasse, aplicar-

se-á o regime geral da cessão de exploração infra: o contrato celebrado

transmite meramente o direito pessoal de gozo sobre o prédio, e não o

estabelecimento no seu todo, por desmantelamento, vg. Nestes termos, há

que interpretar restritivamente o disposto no art. 1112º-2 a) CC,

considerando que o limite que traça a distinção entre trespasse e mera cessão

de exploração reside na perda de aviamento, e não na mera transmissão de

utensílios e de mercadorias. Cabe ao senhorio fundamento de resolução do

contrato pelo exercício, no prédio, de outro ramo de comércio sem o seu

consentimento [art. 1112º-2 b) CC], norma que pretende obstar à simulação

de trespasse, nos casos de transmissão do espaço e não do estabelecimento.

• Se existe verdadeiro trespasse, mas outro destino foi dado ao prédio, há

fundamento do direito de resolução do contrato nos termos dos arts. 1038º c),

1083º-1c) e 1112º-5 CC e consequente indemnização por responsabilidade

obrigacional [art. 798º CC].

§5: ELEMENTOS TRANSMITIDOS. Caracterizado o trespasse nos seus traços gerais,

cumpre determinar quais os elementos do estabelecimento que devem considerar-se

transmitidos com o trespasse do mesmo.

OLIVEIRA ASCENSÃO, neste âmbito, estabelece a distinção entre:

• Situações jurídicas exploracionais: não fazem sentido sem o estabelecimento

a que respeitam, pelo que se transmitem com este.

• Situações jurídicas comuns

Assim, transmitem-se, num plano interno [entre o trespassante e o trespassário]:

Elementos activos:

• Direito de propriedade sobre móveis e imóveis, em princípio [mesmo sem

acordo expresso, por estar implícito na vontade hipotética das partes que

celebram o trespasse].

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• Direito pessoal de gozo relativo ao arrendamento.

• Direito à firma, com consentimento escrito do titular [art. 44º RNPC].

• O nome do estabelecimento, logótipo e insígnias [art. 31º-4 Código de

Propriedade Industrial].

• Posições contratuais:

o Contrato de trabalho: por mero efeito da lei, com vista à protecção

do trabalhador, a parte mais fraca – as dívidas transmitem-se à

segurança social.

o Contrato de fornecimento: as situações jurídicas exploracionais

transmitem-se tacitamente, segundo OLIVEIRA ASCENSÃO.

• Direitos de crédito, sem consentimento do devedor [art. 577º CC].

• Aviamento e clientela: factores que influenciam decisivamente o valor do

estabelecimento e que, sendo este transmitido, vão com ele.

Elementos passivos:

• Dívidas, com consentimento do credor [art. 595º CC], excepto quando se trate

de dívidas exploracionais, indissociáveis do estabelecimento [segundo

OLIVEIRA ASCENSÃO transmitem-se tacitamente]. A solução adoptada deve

ser intermédia: nem pela transmissão em bloco das mesmas, pela difícil

especificação de todas, nem pela transmissão das dívidas uma a uma, pela

exigência que importaria.

Transmitem-se, num plano externo [entre o trespassário e terceiros]:

Elementos activos:

• Cessão da posição contratual [art. 424º CC]: com consentimento

• Cessão de créditos [art. 577º CC]: sem consentimento

Elementos passivos:

• Dívidas [art. 595º CC]:

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o Com consentimento do credor: exonera o trespassante, o devedor

originário.

o Sem consentimento do credor: não exonera o trespassante, o devedor

originário, que, pagando a dívida em causa, pode exercer direito de

regresso sobre o trespassário, o novo devedor.

§6: CESSÃO DE EXPLORAÇÃO. A cessão de exploração do estabelecimento consiste na

transmissão temporária do gozo do estabelecimento como um todo, a título oneroso [locação

de estabelecimento] ou gratuito [“comodato” de estabelecimento]. Trata-se do regime geral

previsto no art. 424º CC, a aplicar quando se considere afastada a possibilidade de trespasse,

a título excepcional, ou quando este, a existir, resulte em perda do aviamento do

estabelecimento: a cessão de exploração afasta o regime restritivo do arrendamento.

Estudaremos a cessão de exploração a título oneroso, dita locação do estabelecimento, com

maior pormenor. Eis os traços gerais do regime da locação do estabelecimento:

Necessidade de consentimento [art. 424º CC e art 1059º]. Não existindo qualquer

consentimento, há fundamento de resolução do contrato e indemnização por responsabilidade

obrigacional [arts 1047º e 1083º e 798º CC].

• Existência de um estabelecimento comercial [ou tratar-se-á de puro

arrendamento]: a falta de um dos elementos estruturais do estabelecimento,

aquando da cessão, determina a sua conversão legal em arrendamento.

• Forma: escrita [art. 1112º-3, por remissão do art. 1109º CC].

• Observância das obrigações do locatário [art. 1038º CC].

• O não consentimento do senhorio e a inobservância das obrigações do

locatário constituem fundamento do direito de resolução do contrato pelo

senhorio: vg pelo exercício, no prédio, de outro ramo do comércio sem o seu

consentimento [art. 1112º-2 b)]: norma que pretende obstar à simulação de

trespasse.

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• O direito à resolução do contrato e consequente indemnização por

responsabilidade obrigacional encontra-se consagrado nos arts 1047º, 1083º e

798º CC.

• Quando o estabelecimento se encontre instalado em local arrendado a

locação não carece de autorização do senhorio, mas deve ser-lhe comunicada

no prazo de um mês [art. 1109º-2 CC].

Quando o locatário não transmita a titularidade do direito pessoal de gozo sobre o

estabelecimento, mas tão-só faculte o seu gozo a um terceiro, deparamo-nos com a

denominada sublocação do estabelecimento, nos termos seguintes [art. 1060º CC]:

• Não há cessão da posição contratual do locatário original, a favor do

sublocatário [o locatário mantém o seu direito pessoal de gozo, neste caso,

embora faculte o gozo da coisa ao sublocatário].

O regime da sublocação [art. 1060º] caracteriza-se por:

• Dever de comunicação [art. 1038º g) e 1061º CC]

• Violação do dever de comunicação constitui causa de resolução do contrato e

de indemnização por responsabilidade obrigacional [arts 1083º e 798º CC].

Quando a sublocação verse sobre imóveis, dispõe o regime do subarrendamento [art.

1088º CC]:

• Necessidade de autorização do senhorio, por escrito [art. 1038º f) e 1088º CC]

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CAPÍTULO III: REGISTO COMERCIAL E FIRMA

§1: REGISTO COMERCIAL. Os princípios orientadores do registo comercial são os

seguintes:

• Legalidade [arts 47º e 48º CR Comercial]

• Instância [art. 28º CR Comercial]

• Obrigatoriedade [art. 15º-1 CR Comercial]

• Competência

O principal efeito do registo comercial é o efeito presuntivo [art. 11º CR Comercial],

ainda que ilidível nos termos gerais do art. 350º-2 CC. Não tem qualquer efeito constitutivo,

nem no caso das sociedades comerciais, para MENEZES CORDEIRO [vs art. 5º CSC], excepto

no registo do penhor, na medida em que há já personalidade colectiva antes do registo.

Segundo o art. 18º-3, os comerciantes são obrigados a fazer inscrever no registo

comercial os actos a ele sujeitos. Os factos relativos a comerciantes individuais que estejam

sujeitos a registo são elencados no art. 2º CR Comercial, numa tipicidade fechada. O início da

actividade do comerciante individual está previsto no art. 2º a) CR Comercial. Será, todavia,

esse registo obrigatório? Não, na medida em que essa alínea não se encontra prevista na

tipicidade fechada que consta do art. 15º CR Comercial. Conclui-se: o registo comercial não

tem efeito constitutivo, mas sim meramente presuntivo, dada a função de conferir fé pública

aos actos registados [art. 11º CR Comercial]. Há, todavia, mecanismos de obrigatoriedade

indirecta, como aqueles enunciados no art. 14º CR Comercial.

§2: FIRMA. A firma é o nome do comerciante no comércio. Apesar da crescente

simplificação do seu regime [cfr. “empresa na hora”], a constituição da firma deve ser

conforme com os princípios seguintes:

• Unidade [art. 38º RNPC]

• Autonomia privada

• Obrigatoriedade e normalização [art. 18º]

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• Verdade [art. 32º RNPC]

• Estabilidade

• Novidade e exclusividade [art. 33º RNPC]

A firma, ou o nome do comerciante no comércio, é sempre obrigatória [art. 18º-1º e

38º-1 RNPC]. Se não for adoptada uma firma fica impossibilitada a inscrição de actos com

registo obrigatório.

A transmissão da firma é possível mediante autorização escrita do titular da mesma

[art. 44º e 38º-2 RNPC].

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CAPÍTULO IV: CONTRATOS COMERCIAIS

§1: CONTRATOS COMERCIAIS. Vigora, no âmbito dos contratos comerciais, a regra

geral da autonomia privada [art. 405º CC], em conjugação com as regras da interpretação

negocial, segundo MENEZES CORDEIRO. O numerus apertus designa que o número de actos

mercantis teoricamente possíveis é ilimitado, com as consequências seguintes:

• As descrições legais dos contratos comerciais não são típicas

• As descrições legais dos contratos comerciais podem ser aplicadas

analogicamente

O princípio é o da consensualidade, tal como do direito civil [art. 219º CC],

manifestado na liberdade de língua na celebração de contratos comerciais [art. 96º].

Princípios comerciais materiais:

• Internacionalidade

• Simplicidade e rapidez

• Clareza jurídica, publicidade e tutela da confiança

• Onerosidade

Como já referimos, MENEZES CORDEIRO defende a aplicação analógica das regras da

culpa in contrahendo aos contratos comerciais [art. 227º CC], pela violação de deveres

específicos de conduta aquando da preparação dos contratos [civis ou comerciais]. Logo, a

responsabilidade é obrigacional, e não aquiliana, pela violação de um dever genérico de

respeito [art. 798º vs 483º CC], com consequências relevantes: a culpa presume-se [art. 799º

CC] e há lugar a indemnização por todos os danos causados [danos emergentes e lucros

cessantes], e não apenas pelos danos negativos [danos que não haveria se não tivesse ocorrido

a negociação falhada].

Quanto às cláusulas contratuais gerais, remete-se esse estudo para o capítulo do

direito bancário, infra.

Os contratos comerciais podem ser:

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

• De organização: não originam nenhuma realidade jurídica nova ou nenhuma

entidade autónoma, diversa das partes, e preconizam a colaboração e

cooperação duradouras entre as partes.

o Consórcio [realização de uma actividade ou contribuição, de forma

concertada]

o Associação em participação [apoios ao desenvolvimento do comércio

de um comerciante, em nome e por conta deste]

Natureza jurídica de ambos: para OLIVEIRA ASCENSÃO e COUTINHO DE

ABREU, não se trata de actos de comércio em sentido objectivo, na medida

em que podem não consubstanciar actos comerciais, mas sim actos

meramente económicos. Para mais, o consorciado ou o associante não têm

que ser comerciantes. Se o forem, já serão considerados os seus actos como

comerciais em sentido subjectivo.

Diferentemente, MENEZES CORDEIRO considera que ambos consistem em

actos de comércio em sentido objectivo, na medida em que, por razões

históricas, já estiveram previstos no Código, embora hoje pertençam a

legislação extravagante. Não perderam a sua natureza comercial por essa

consagração autónoma.

• De distribuição: pretendem fazer chegar o produto, do produtor, ao

consumidor final

o Agência

o Concessão

o Franquia ou franshising

§2: ORGANIZAÇÃO – CONSÓRCIO. O consórcio é o contrato pelo qual duas ou mais

pessoas, singulares ou colectivas, exercem uma actividade económica e se obrigam entre si a,

de forma concertada, realizar certa actividade ou efectuar certa contribuição [art. 1º RJCC].

O seu teor é sempre oneroso, e não gratuito.

A noção legal [art. 1º RJCC] menciona a prossecução de uma actividade económica,

não necessariamente comercial, que pode até ser puramente civil [para OLIVEIRA ASCENSÃO

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

e COUTINHO DE ABREU] – o contrato de consórcio é um acto de comércio em sentido

subjectivo se as partes forem comerciantes.

A palavra-chave é, aqui, agir de forma “concertada”. A concertação, ou articulação,

se se preferir, difere do exercício comum, em sociedade, vg: postula uma organização

comum. Os dois vectores em jogo é a cooperação e a concorrência, para uns.

De acordo com o art. 4º-2 RJCC, a contribuição prestada deve consistir em coisa

corpórea e as contribuições em dinheiro só são permitidas se todas as contribuições dos

membros forem dessa espécie.

Eis os traços gerais do regime do consórcio:

• O consórcio pode ser interno, sem invocação expressa [art. 5º-1 RJCC], ou

externo [art. 5º-2 RJCC]. No primeiro caso, só um dos consorciados estabelece

relações com terceiros, devendo as dívidas ser repartidas solidariamente. No

segundo caso, cada um dos consorciados relaciona-se com o exterior,

alegando-o expressamente: a solidariedade não se presume [art. 19º-1 RJCC],

pelo que equivale a concluir-se pela não presunção da comercialidade dos

actos celebrados em consórcio. O consórcio, nestes termos, não comercializa

as dívidas: cabe aferir a comercialidade, acto a acto.

• Elementos: duas ou mais pessoas, desenvolvimento de uma actividade

económica, contrato e concertação ou organização comum.

o A actividade económica desenvolvida não tem que ser comercial:

pode ter consequências puramente civis.

o A forma de celebração do contrato deve ser escrita, mediante

escritura pública quando haja transmissão de imóveis [art. 3º RJCC].

• O consórcio não tem personalidade colectiva [vs sociedade].

• Proíbem-se fundos comuns [vs sociedade].

• As regras do seu regime jurídico têm natureza supletiva.

• O elenco do art. 2º RJCC não é fechado: tipicidade delimitativa, e não

taxativa, para OLIVEIRA ASCENSÃO.

• Ampla liberdade de estipulação das partes [art. 4º RJCC].

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

• Proibição de concorrência [art. 8º RJCC].

• O contrato cessa perante incumprimento ou exoneração dos membros [art. 9º

RJCC] e há direito de resolução com justa causa [art. 10º RJCC].

§3: ORGANIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO. A associação em participação

consiste na associação de uma pessoa [associado] a uma actividade económica exercida por

outra [associante], ficando a primeira obrigada a participar nos lucros e perdas que, desse

exercício, resultarem para a segunda [art. 21º RJCC]. Historicamente, encontrava-se

consagrada no Código de FERREIRA BORGES enquanto “conta em participação”. A actividade

económica exercida pelo associante pode não ser comercial, tal como o que supra foi

mencionado relativamente ao consórcio. O associado não é visível do exterior: apenas o

associante estabelece relações económicas com terceiros. Da conjugação do art. 24º-1 e 4

RJCC conclui-se que a contribuição do associado, ainda que patrimonial, pode não ser em

dinheiro [vg contribuição de imóvel, com transmissão de propriedade]. Se a contraprestação

consistir numa quantia fixa, considera-se já não existir qualquer associação em participação.

Desta definição partiremos para a análise do regime jurídico:

• A participação nos lucros é essencial. A participação nas perdas pode ser

dispensada, mas, a não sê-lo, carece de prova escrita.

• Qualquer participação diversa da supletiva deve resultar de convenção

expressa [art. 25º-2 RJCC].

• Forma: consensual [art. 23º RJCC], salvo forma especial exigível: só podem

ser provadas por escrito as cláusulas que excluam a participação do associado

nas perdas do negócio.

• A solidariedade não se presume [art. 22º RJCC e 513º CC].

• Obrigação de contribuição patrimonial [art. 24º RJCC] pode ser dispensada se

o associado participar nas perdas. Na falta de fixação do valor das perdas,

cada um responde por 50% [art. 25º RJCC].

• O direito de resolução antecipada carece de justa causa [art. 30º RJCC].

• Não tem personalidade colectiva [vs sociedade].

• Relativamente à duração dos contratos, para efeitos do art. 30º-1 e 3 RJCC:

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

o Contratos de duração determinada: resolução

o Contratos de duração indeterminada [critério supletivo]:

 Resolução: dispensa de pré-aviso

 Denúncia: com pré-aviso, dispensando-se este se houver justa

causa

• Deveres do associante [art. 26º-1 RJCC]:

o Informação

o Diligência

o Não concorrência

o Não trespasse ou encerramento do estabelecimento: se A for

associado e B o associante, e se o último trespassar o

estabelecimento a C, sem acordo com o associado, aplica-se o

disposto no art. 26º-1b) RJCC – a associação extingue-se pela

impossibilidade de realização do seu objecto [art. 27º b) RJCC] e há

direito de indemnização por responsabilidade obrigacional [art. 798º

CC].

§4: REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. A representação comercial consiste na prática de

actos que se vão repercutir directamente na esfera jurídica de outrem: actuação em nome de

outrem, por conta dessa pessoa e dispondo de poderes para tal. Tendo o Código Comercial

sido aprovado em 1888, o mesmo adoptou um esquema francês de representação e não

dissociou o mandato da procuração, que só foi conseguido com os contributos de JHERING e

de LABAND. Para o Código o mandato é sempre representativo, enfim [art. 231º ss]. Cumpre

distinguir três figuras:

• Gerente: corresponde ao mandato geral, com representação [art. 248º]

• Auxiliares e caixeiros [art. 256º]

• Comissário: corresponde ao mandato sem representação [art. 266º]

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§5: DISTRIBUIÇÃO – AGÊNCIA E CONCESSÃO. Contratos de distribuição devem, aqui,

ser entendidos enquanto contratos de distribuição indirecta integrada, preconizando a

coordenação entre a produção e a comercialização: o distribuidor é integrado em circuitos

próprios do produtor, sujeitando-se às suas directrizes.

O contrato de agência celebrado entre o agente e o principal obriga a que o primeiro

promova, por conta do segundo, a celebração de contratos posteriores, de modo autónomo e

estável e mediante retribuição [art. 1º RJCA]. Já a concessão consiste no contrato mediante o

qual um concessionário adquire produtos do concedente e coloca-os no mercado para

revenda. As principais diferenças de regime são as seguintes:

• Agência: o agente promove a celebração de contratos, por conta do principal,

mediante a remuneração segundo comissão [art. 16º RJCA] – prestação de

serviços, maxime mandato. Trata-se de um contrato oneroso cujo objectivo é

a conquista e desenvolvimento do mercado. Refira-se o anteprojecto de

PINTO MONTEIRO, de elevada importância neste âmbito.

• Concessão: o concessionário celebra efectivamente compras para revendas,

em nome e por conta própria, mediante a remuneração que resulta do lucro.

O concessionário é a face mais visível do contrato, representando a marca em

causa para uma determinada circunscrição geográfica, normalmente.

Eis as especificidades do regime do contrato de agência:

• Agência com representação: agente pode cobrar os créditos do principal [art.

3º RJCA], sem autorização escrita. Os poderes de representação são

conferidos por escrito [art. 2º-1 RJCA].

• Agência sem representação: o agente contrata em nome próprio,

retransmitindo posteriormente a sua posição para o principal. Carece de

ratificação [art. 22º RJCA e 268º CC], considerando-se ratificado se não

houver oposição [o silêncio é, aqui, meio declarativo – art. 218º CC]. O CC é

omisso quanto a terceiros de boa fé, pelo que o art. 22º-2 RJCA admite

ratificação tácita, quase presumida, que tutele esses terceiros.

• Forma: na prática, escrita.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

• Representação aparente [art. 23º RJCA]: figura germânica segundo a qual o

falso representado não tolera ou não conhece da situação de falsa

representação – o “representante” arroga-se procurador de outrem, sem

conhecimento do “representado”, por negligência deste, que deveria ter

observado deveres de cuidado para prevenir a situação. A tutela

[responsabilidade por danos de confiança] não opera, segundo MENEZES

CORDEIRO, quando o “representado” devesse conhecer a falta de procuração.

o Tem os mesmos efeitos do que a representação se a situação de facto

for suficientemente sólida. Esta figura não colhe em Portugal, já que

não é possível alargar o disposto no art. 266º CC aos casos em que

falte procuração, nem mesmo em situações de tolerância ou de

aparência: fora de qualquer previsão legal específica, a confiança só

é protegida através da boa fé ou do abuso de direito – o terceiro pode

invocar, no caso em apreço, venire contra factum proprium ou

surrectio.

o Por essas razoes, MENEZES CORDEIRO reconduz a epígrafe desse art.

23º RJCA à representação institucional, pelo autor preconizada: vg a

representação por falso funcionário de uma caixa de supermercado,

produzindo os mesmos efeitos de uma representação próprio sensu.

• Cobrança de créditos: o agente só pode cobrar créditos em nome do principal

se este lhe tiver conferido, por escrito, poderes para tal [art. 3º e 23º RJCA].

À cobrança de créditos aplica-se o art. 23º-1 RJCA e, não existindo

autorização, aplica-se o disposto no art. 770º CC por remissão do art. 3º-3

RJCA. Já o disposto no art. 22º RJCA não pode nunca ser aplicado à cobrança

de créditos, mas tão-só à celebração de contratos. Se a cobrança de créditos

for ineficaz e o principal pode exigir o cumprimento ao cliente, que pagará

duas vezes. Desta primeira abordagem conclui-se pelo seguinte raciocínio:

o Devemos preencher os pressupostos do art. 23º RJCA

 Requisitos da tutela da confiança, para MENEZES CORDEIRO:

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

o Situação de confiança

o Justificação da confiança

o Investimento de confiança

o Imputação da confiança

o Quando esse art. não se aplique, recorrer ao art. 770º CC por

remissão do art. 3º-3 RJCA: segundo o art. 770º b) CC, a ratificação

pode ser expressa ou tácita.

o Recorrer ao art. 22º RJCA, em segundo lugar: considera-se o negócio

ratificado quando o principal não se lhe oponha.

• Indemnização de clientela [art. 33º RJCA]: não se considera verdadeira

indemnização porque não torna indemne [sem dano], consistindo numa mera

compensação pela angariação de clientela. Não há dano, nem sequer

ilicitude, pelo que não existe uma indemnização proprio sensu. Permite,

todavia, a restituição do enriquecimento do principal com a angariação de

clientela, pelo agente: não constitui enriquecimento sem causa porque, na

verdade, há causa, embora a lógica seja semelhante. O contrato de agência

pode, pelo seu funcionamento, acarretar clientes para o principal, clientes

esses que se manterão mesmo após o seu termo: cessando a agência, é justo

que o agente fosse compensado pelo enriquecimento proporcionado à outra

parte. Há ainda uma tutela do agente, além do restabelecimento do

equilíbrio do principal: pretende-se que o último não “descarte” o primeiro

após obter o que pretendia, a clientela. O agente é considerado, pelo RJCA, a

parte mais fraca e carece, por isso, de especial tutela. É uma indemnização

cumulável com outras a que haja direito [vg indemnização por denúncia ou

indemnização por incumprimento]. Requisitos:

o O agente angariou novos clientes para a outra parte ou aumentou

substancialmente o volume de negócios com a clientela já existente

o O principal beneficiou consideravelmente, após a cessação do

contrato, da actividade desenvolvida pelo agente

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

o O agente deixou de receber qualquer retribuição por contratos

negociados ou concluídos, após a cessação da agência, com os

clientes por ele angariados ou cujos negócios tenham sido

aumentados

o O agente não cedeu, por acordo com a outra parte, a sua posição

contratual a um terceiro [art. 33º-3 RJCA]

• O agente pode contratar um subagente, regido nos termos do art. 5º-2 RJCA.

A indemnização de clientela também lhe é aplicável, ressarcida pelo agente e

já não pelo principal, desde que verificados os requisitos do art. 33º RJCA.

• Cessação da agência: com pré-aviso, após aprovação de uma directriz

comunitária que obstou à concorrência entre os países do Norte [maior

protecção do agente] e os países do Sul [menores custos].

• O principal, por seu lado, pode pedir a resolução do contrato, quando o

incumprimento seja grave [art. 30º RJCA] e cabe indemnização nos termos da

responsabilidade contratual [art. 798º CC].

• Dispõe o art. 27º-2 RJCA que se considera transformado em contrato de

agência por tempo indeterminado aquele cujo conteúdo continue a ser

executado pelas partes, não obstante o decurso do respectivo prazo. Neste

caso, para determinar a antecedência da comunicação da denúncia, aplica-se

o disposto no art. 28º-4 RJCA: o prazo é de três meses [art. 28º-1 c) RJCA].

• Aplicação analógica do RJCA aos contratos de concessão e de franquia: o

RJCA é aplicável a qualquer uma das modalidades de contratos de

distribuição mediante apreciação cautelosa caso a caso, e aplicação analógica

norma a norma.

As especificidades do regime da concessão são as seguintes:

• Contrato que corresponde tendencialmente a esquemas destinados a

distribuir produtos de elevado valor [vg automóveis]. O produtor fixa com um

distribuidor [o concessionário] um quadro de distribuição nos termos do qual o

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último se insere na rede de distribuição do primeiro, adquirindo o produto e

obrigando-se a vendê-lo, em nome próprio, na área delimitada pelo contrato.

• Não tendo base legal directa [natureza atípica], este contrato assenta na

autonomia privada e na aplicação analógica do RJCA [segundo o preâmbulo do

DL, PINTO MONTEIRO e a maioria da jurisprudência nacional]. A norma

atinente à indemnização de clientela [art. 33º RJCA], por exemplo, tem

segura aplicação neste âmbito.

• A exclusividade do agente apenas resulta de acordo, escrito, nos termos do

art. 4º RJCA. Nesse caso, fica o principal proibido de contratar outro agente,

e não concessionário, dir-se-ia mediante interpretação literal. Todavia,

entende-se que o contrato de agência e o contrato de concessão têm a

mesma função, podendo mesmo o principal sair prejudicado, visto que o

concessionário tem maior margem de manobra do que o agente. Assim, onde

se lê “agentes” deve ler-se, mediante interpretação extensiva,

“distribuidores”. A cláusula de exclusividade verbal é nula, nos termos do art.

220º CC. A violação da exclusividade acarreta fundamento de resolução do

contrato e consequente indemnização.

• A concessão do direito de exclusividade depende de acordo escrito. Não o

tendo sido, aplica-se o disposto no art. 219º CC. O art. 4º RJCA é uma norma

excepcional que, como tal, não comporta aplicação analógica. Existindo uma

violação da obrigação de exclusividade, aplica-se o art. 30º RJCA, apesar de

não existir uma verdadeira lacuna.

§6: DISTRIBUIÇÃO – FRANQUIA. No contrato de franquia o franqueador atribui ao

franqueado a possibilidade [o direito e a obrigação, enfim] de usar nomes, insígnias,

processos de fabrico e comercialização de uma determinada marca, definindo os parâmetros

através dos quais a distribuição deve ser processada. Com origem nos EUA, dada a dimensão

geográfica do país, este tipo de contrato de distribuição surge enquanto resposta quando

inviáveis os métodos de distribuição convencionais. O contrato de franquia pode ser:

• De serviço [vg Avis]

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• De produção [vg Coca-cola]

• Misto

O franqueador pode fiscalizar o franqueado, obtendo uma percentagem sobre as

vendas [uma “renda”, enfim: royalties]. Cfr o que foi mencionado supra §5, relativamente à

aplicação analógica do RJCA ao contrato de franquia.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

Recorde-se que os contratos celebrados por tempo indeterminado, podem ser

denunciados em vez de resolvidos, ainda que sem respeitar o prazo de pré-aviso, por existir

justa causa de denúncia.

• Tempo indeterminado – denúncia

• Tempo indeterminado e determinado – resolução

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DIREITO BANCÁRIO
CAPÍTULO I: PRINCÍPIOS DE DIREITO BANCÁRIO

§1: DIREITO BANCÁRIO. No seio do direito bancário importa proceder à seguinte

distinção:

• Direito bancário institucional: disciplina jurídica do direito financeiro e das

instituições especializadas no tratamento do dinheiro [RGIC] – autonomia

o Banco de Portugal

o Instituições de crédito

o Sociedades financeiras

• Direito bancário material: direito dos actos bancários, das actividades das

instituições de crédito e das sociedades financeiras e o seu relacionamento

com os particulares.

o Submete-se ao direito das obrigações: é um direito contratual.

o Contratos bancários: submetidos a uma regra de numerus apertus

[número teoricamente possível de actos ilimitado] e à importância

das cláusulas contratuais gerais.

o Vinculações extranegociais: deveres de informação e de lealdade pós-

contratuais e pós-eficazes

o Responsabilidade bancária

O nosso estudo incidirá sobre o direito bancário material, maxime os actos bancários.

§2: PRINCÍPIOS BANCÁRIOS. O direito bancário privado é dominado pelo princípio da

simplicidade, resultante dos seguintes subprincípios:

• Desformalização [sem especiais formalidades – consensualismo, art. 219º CC]

• Unilateralidade [dispensa a aceitação]

• Rapidez [celeridade do giro bancário]

• Desmaterialização [informática, valores e representações desmaterializadas]

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Já no âmbito da regulamentação do direito bancário, predomina o princípio da

ponderação bancária, assente nos seguintes vectores:

• Prevalência das realidades económicas [e não da regularidade formal]

• Abrangência [gera negócios ou actos em cadeia]

• Flexibilidade [adaptação de figuras clássicas, como a locação financeira]

• Primeiro entendimento [tutela da aparência de actos jurídicos correntes]

Finalmente, o princípio da eficácia permite a superação do incumprimento de actos

bancários com recurso a conversões, esquemas laterais ou garantias.

§3: SITUAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA. Uma situação jurídica é bancária sempre que

seja regulada pelo direito bancário material, nos termos supra [cfr. §1]. Traduz, assim, a

realização do direito bancário. Constituem fontes do direito bancário:

• Autonomia privada [liberdade de celebração e de estipulação – art. 405º CC]

o Escolha do tipo legal

o Escolha do tipo social

o Associação, no mesmo contrato, de regras provenientes de dois tipos

o Inserir, junto de cláusulas típicas, proposições novas

o Engendrar figuras contratuais novas

• Usos bancários [juridificados pela autonomia privada, vg estatutos, lei ou

convicção da sua obrigatoriedade - costume]

A situação jurídica bancária caracteriza-se pelos sujeitos e pelo objecto.

Como sujeito surge, necessariamente, uma instituição de crédito, uma sociedade

financeira ou uma “empresa de investimento”, na enumeração do RGIC [“banqueiros”,

segundo a tradição continental]. A prática profissional caracteriza-se pelos seguintes

parâmetros:

• Habitual

• Lucrativa

• Tendencialmente exclusiva

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

O sujeito que contacta com o banqueiro é o cliente, singular ou colectivo, desde que

capaz de exercício. Na relação que se estabeleça entre ambos predominam os deveres de

informação e de diligência do primeiro [normas programáticas e de enquadramento, que têm

que ser completadas por outras, de natureza legal ou contratual].

O objecto da situação jurídica, esse, é o complexo de direitos e deveres emergentes

do concreto acto bancário considerado.

§4: SEGREDO E INFORMAÇÃO. O dever de segredo bancário é um dever acessório,

derivado da boa fé. Neste sentido, o sigilo bancário corresponde a uma concretização da

tutela da confiança, embora se assista, hoje, a um enfraquecimento da sua consagração

legal. Coerentemente, prevêem-se excepções ao segredo bancário: vg branqueamento de

capitais [utilização de banqueiros para dissimular a origem criminosa da obtenção de fundos].

Mais recentemente, a redução da fuga fiscal, apresentada demagogicamente como causadora

do défice das contas públicas, segundo MENEZES CORDEIRO, justificou propostas de limitação

deste dever acessório.

A informação bancária, por seu lado, ou a comunicação permanente entre todos os

intervenientes do giro bancário, é o vector que possibilita a regularidade das operações

monetárias. A relação bancária estabelecida entre o banqueiro e o seu cliente é uma relação

duradoura que se encontra assente na permanente informação trocada pelas partes:

informação sobre o passado, o presente e o futuro. Conclui-se: o direito bancário é um direito

de informações.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

CAPÍTULO II: DOUTRINA BANCÁRIA

§1: DOUTRINA GERAL. A complexa relação bancária constituída entre o banqueiro e o

seu cliente pauta-se pela celebração de negócios jurídicos que se sucedem no tempo, e não

de apenas um.

Para MENEZES CORDEIRO estabelece-se, entre essas partes, uma relação social e

económica aquando do momento da conclusão de um primeiro negócio significativo

[normalmente, a abertura de conta]. Essa relação tende, por isso, a ter continuidade: ambas

as partes têm uma clara intenção de prosseguir o negócio já iniciado.

Desta relação bancária não resulta, todavia, o dever de celebrar novos contratos para

nenhuma das partes: qualquer um pode terminar a relação e qualquer novo negócio proposto

pode ser objecto de livre rejeição.

As regras bancárias são susceptíveis de aplicação analógica, mesmo quando

especialmente previstas para um determinado tipo. Os actos bancários são, por isso, actos

comerciais:

• Objectivamente: especialmente regulados na Lei comercial, em geral

• Subjectivamente: praticados por um comerciante [banqueiro], no exercício da

sua actividade comercial, salvo se não puder ter natureza comercial ou se o

contrário resultar do próprio acto.

Recorde-se, aqui, o esquema já estudado:

• Objectivamente [art. 2º. 1ª parte]:

• Actos especialmente regulados no Código: arts. 463º e 464º.

• Subjectivamente [art. 2º, 2ª parte]:

• Contratos e obrigações dos comerciantes [art. 13º]:

o Capacidade: art. 7º e regras gerais do CC.

o Faz do comércio profissão: arts. 463º e 464º.

• Natureza não exclusivamente civil

• O contrário não resulta do acto

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

Conclui-se: os actos bancários são, em princípio, objectiva e subjectivamente

comerciais. Nestes termos, perante actos mistos [actos comerciais em relação a uma das

partes e não comerciais em relação à outra] aplica-se o regime dos actos comerciais, do

mesmo modo que os actos unilaterais [art. 99º].

Relativamente à solidariedade das dívidas, o art. 100º consagra a regra supletiva da

solidariedade, nas obrigações comerciais, especial face ao regime comum do art. 513º CC.

Neste âmbito, a fiança comercial [art. 101º] é solidária relativamente ao fiador de obrigação

mercantil e será comercial quando a obrigação principal o seja [acessoriedade]: afasta-se,

assim, o benefício da excussão previsto no art. 638º CC.

Cumpre reter o esquema seguinte:

As obrigações comerciais podem ser:

• Singulares

• Plurais [co-obrigados]:

o Parciárias [art. 513º CC]: regra geral

o Solidárias [art. 100º]: regra especial, quando resulte da lei ou

da vontade das partes – o cumprimento da obrigação, por um

dos devedores, exonera os restantes perante o mesmo credor.

 Os co-obrigados são solidários:

 Salvo estipulação em contrário

 §u.: disposições não extensivas

aos não comerciantes quanto aos contratos que não

constituírem actos comerciais

Conclui-se: aferir da solidariedade das obrigações comerciais equivale a analisar a

comercialidade dos actos praticados, enfim.

A responsabilidade dos bens comuns do casal não equivale a solidariedade nas

obrigações. As dívidas conjugais podem, assim, ser:

• Comunicáveis [art. 1691º-1d) e 1695º CC e art. 15º]: responsabilização de

ambos os cônjuges se as dívidas foram contraídas em proveito comum ou

se não vigorar o regime de separação de bens.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

o Respondem os bens comuns do casal e, na falta ou insuficiência

destes, os bens próprios de cada um, solidariamente.

• Incomunicáveis [art. 1692º e 1696º CC]: responsabilização do cônjuge a

que respeitam se as dívidas foram contraídas em proveito próprio ou se

vigorar o regime de separação de bens.

o Respondem os seus bens próprios e, subsidiariamente, a sua

meação nos bens comuns.

Regra especial [art. 15º]: as dívidas do cônjuge comerciante presumem-se contraídas

no exercício do seu comércio. Requisitos cumulativos para que esta presunção se verifique:

• Cônjuge comerciante [aferida a profissionalidade da sua actividade]

• Dívida comercial [proveniente de acto de comércio]

§2: RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. O banqueiro pode, no decurso da sua actividade

profissional, perpetrar factos ilícitos: responsabilidade profissional do banqueiro. Da

concessão de crédito, vg, estão associados inúmeros prejuízos potenciais [maxime falência].

No nosso ordenamento é de afastar a existência de uma responsabilidade pública dos

bancos pela concessão de crédito: movem-se no seio do direito privado. Nestes termos, o

esquema legal adoptado aproxima-se do modelo alemão [responsabilização do banqueiro

pelos danos causados a terceiros, quer tenha atentado contra os bons costumes ou ordem

pública], e não do modelo francês [falta do banqueiro, num misto de culpa e de ilicitude].

Aqui, o processo tradicional de tutela dos credores reside na denominada impugnação

pauliana, visando a subsistência de certos negócios e não a indemnização dos prejuízos [art.

610º CC].

Em suma, quando assuma um compromisso, ainda que indirecto, deve o banqueiro

cumpri-lo, nos termos da responsabilidade contratual [art. 798º ss CC]. Nestes termos, a

violação de deveres de diligência e de informação que redunde em responsabilidade

obrigacional facilita o funcionamento do instituto. A responsabilidade do banqueiro não

dispensa, todavia, a verificação dos requisitos gerais da responsabilidade civil: facto,

ilicitude, imputação, dano e nexo de causalidade.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

§3: CULPA IN CONTRAHENDO. A jurisprudência alemã configura a culpa in

contrahendo [art. 227º CC] quando, na fase preparatória de um contrato, as partes não

acatem deveres de actuação que sobre elas impendem, no âmbito da boa fé. Recorde-se, a

este respeito, os deveres seguintes:

• Deveres de protecção

• Deveres de informação

• Deveres de lealdade

Podemos apontar como exemplo a ruptura injustificada das negociações, maxime das

negociações que antecedem um contrato bancário. A violação dos deveres supra [deveres

específicos de conduta] redunda em responsabilidade obrigacional [e não aquiliana, fundada

na violação de um dever genérico], com consequências relevantes: a culpa presume-se [art.

799º CC] e deve o responsável ressarcir todos os danos [danos emergentes e lucros cessantes].

§4: CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS. As cláusulas contratuais gerais assumem um

importante papel no direito bancário material: estão, desde já, historicamente associadas à

actividade ora estudada. São o conjunto de proposições pré-elaboradas, que proponentes ou

destinatários indeterminados se limitam a propor ou aceitar. Caracterizam-se por:

• Generalidade

• Rigidez

• Desigualdade entre as partes

• Complexidade

• Natureza formularia

Associadas às necessidades de rapidez e de normalização já supra mencionadas, as

cláusulas contratuais gerais encontram-se consagradas no DL 446/85 [doravante LCCG] e o seu

regime legal caracteriza-se por:

• Excluir as cláusulas sobre as quais não tenha havido acordo de vontades [art.

4º LCCG].

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

• Fazer depender a efectiva inclusão de cláusulas da comunicação, na íntegra e

atempadamente, e da informação [art. 5º e 6º LCCG, concretizações do art.

227º CC].

• Ónus da prova do efectivo cumprimento desses deveres [art. 5º-3 LCCG], que,

quando desrespeitados, envolvem responsabilidade obrigacional e

correspondente presunção de culpa [art. 799º CC].

• Quando as cláusulas inseridas sejam nulas, o aderente pode escolher entre o

regime geral [nulidade com hipótese de redução, art. 292º CC] ou a

manutenção do contrato, arts 13º e 14º LCCG].

• As cláusulas absolutamente proibidas não podem, a qualquer título, ser

incluídas em contratos através do mecanismo de adesão [arts 18º e 21º LCCG].

• As cláusulas relativamente proibidas não podem ser incluídas em contratos

desde que, sobre elas, incida um juízo de valor suplementar que a tanto

conduza, formulado pela entidade aplicadora [art. 19º e 22º LCCG].

• São regras legais específicas de direito bancário aquelas que constam dos arts

22º-1 c), d) e 2, em derrogação da alínea c), 22º-3, em derrogação das alíneas

c) e d), e 4, também em derrogação, da LCCG: a normalização do tráfego

bancário e a rapidez requerida pelos actos em causa justificam que, para o

efeito, se possa recorrer a este tipo de cláusulas contratuais.

O contrato pré-formulado é aquele que uma das partes propõe à outra, sem admitir

contrapropostas ou negociações. Aproxima-se das cláusulas contratuais gerais pela rigidez,

mas distingue-se das mesmas pela falta de generalidade.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

CAPÍTULO III: ACTOS E CONTRATOS BANCÁRIOS

§1: ABERTURA DE CONTA. Contrato celebrado entre o banqueiro e o seu cliente, pelo

qual ambos assumem deveres recíprocos relativos a diversas práticas bancárias. Marca o início

de uma relação bancária, complexa e duradoura, e fixa o regime essencial em que essa

relação se irá processar. Opera como um acto nuclear, e não um mero contrato bancário,

constituindo o tronco comum dos diversos actos subsequentes. Aplicam-se as regras do

mandato, supletivamente.

Cumpre distinguir:

• Abertura de conta: contrato nuclear do direito bancário, que origina uma

relação bancária duradoura e complexa

o Elementos necessários: conta-corrente bancária – contrato de conta-

corrente celebrado entre um banqueiro e o cliente [art. 344º]

o Elementos eventuais: depósito bancário – depósito especial,

celebrado com um banqueiro

A abertura de conta não dispõe de qualquer regime legal [é um tipo social, enfim],

assentando somente nas cláusulas contratuais gerais dos bancos [“condições gerais”, diz-se] e

nos usos e legislação bancária. As cláusulas contratuais admitem estipulação em contrário,

desde que acordadas por escrito, ou alteração unilateral, pelo banqueiro, desde que

devidamente comunicada, que se considera aceite se não houver oposição verificado um

determinado prazo. A abertura de conta conclui-se pelo preenchimento de uma ficha, com

aposição de assinatura que será válida para cheques, vg. As cláusulas gerais prevêem três

negócios subsequentes:

• Convenção de cheque: na disponibilidade do banqueiro

• Emissão de cartões [débito, crédito]: depende de acordo ulterior

• Concessão de crédito por descobertos em conta [pela admissão de um saldo

favorável ao banqueiro e não ao cliente]: depende de decisão do banqueiro –

saldo negativo.

Podem reconhecer, ao banqueiro, o direito de compensar, com o saldo favorável ao

cliente, quaisquer outros créditos que sobre ele detenha: “debitar tais créditos na conta” –

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

saldo positivo. No caso de o banqueiro ser titular de um crédito sobre o cliente, pode

compensá-lo com o saldo que este detenha numa das suas contas. A questão é relevante:

tratando-se de conta conjunta, o banqueiro apenas pode, quando a créditos que detenha em

relação a um dos contitulares, operar a compensação até ao limite da quota de que este

disponha sobre o saldo [não se presume a solidariedade, enfim]. Não é possível, neste caso, a

compensação com dívidas de apenas um dos contitulares. A quota, essa, presume-se

igualitária. Ressalve-se que a compensação é possível se as cláusulas gerais o permitirem: não

se encontrando prevista, não haverá compensação, já que o saldo não seria algo de

“disponível”. O saldo só pode ser movimentado nos termos pactuados, enfim.

A conta pode ser:

• Solidária: qualquer dos titulares pode movimentar sozinho livremente a

conta, sendo que o banqueiro se exonera se entregar a totalidade do depósito

a um único dos titulares [art. 528ºCC - sem interpretação literal, ou o

banqueiro, credor de um dos contitulares, poderia compensar o seu direito

com o saldo, até que este se esgotasse; o art. refere-se ao devedor, que

poderá liberar-se escolhendo o credor mais acessível, tão-só].

o Presumem-se percentagens igualitárias sobre o saldo [art. 516º CC] –

presunção ilidível [art. 350º-2 CC]

• Conjunta: só pode ser movimentada por todos os seus titulares, em

simultâneo [art. 534º e 1403º-2 CC].

• Mista: alguns dos titulares só podem movimentar a conta em conjunto com

outros.

Formalidades:

• Bilhete de identidade [para obstar ao branqueamento de capitais]

• Número fiscal

• Demonstrações fiscais e contabilísticas [quando se trate de concessão de

crédito]

As contas dos cônjuges gozam do regime do art. 1680º CC: cada um dos cônjuges pode

fazer depósitos bancários em seu nome exclusivo, qualquer que seja o regime de bens.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

Segundo CANARIS, a abertura de conta desempenha as seguintes funções:

• Simplificação e unificação

• Segurança

• Crédito: as partes poderão ficar, reciprocamente, na situação de credor e de

devedor

Implica, desde já, a manutenção de uma relação de negócios sob a forma

contabilística de uma conta-corrente: destinada à satisfação de certos débitos. Nestes

termos, o credor de parcelas incluídas em conta-corrente, através do mecanismo da

compensação, vai ser preferencialmente satisfeito pelo desaparecimento dos seus próprios

débitos para com o devedor. Não há concurso de credores, neste âmbito.

Cessação de conta bancária:

• Caducam as convenções de cheque, os contratos de depósito, os acordos

relativos a cartões e outros acordos acessórios

• O livre cancelamento, pelo banqueiro, das contas à ordem, depende de um

pré-aviso com 8, 15 ou 30 dias de antecedência [denúncia com pré-aviso,

cessação unilateral, discricionária e não retroactiva].

• O cliente pode, a todo o tempo, denunciar a conta, por aplicação directa ou

analógica dos arts 349º e 777º CC.

• Por acordo das partes: revogação ou distrate

§2: CONTA-CORRENTE. A conta-corrente bancária é um elemento necessário da

abertura de conta, e constitui um contrato celebrado entre o banqueiro e o seu cliente [art.

344º]. Nestes termos, postula a prestação de diversos serviços bancários, com relevo para o

serviço de caixa. Eis os traços gerais:

• Reporta-se a movimentos em dinheiro

• Inclui-se num negócio mais vasto [normalmente, a abertura de conta]

• Postula uma emissão contínua de saldos/remessas

• O banqueiro não surge como credor: o saldo deve ser favorável ao cliente ou, no

máximo, igual a zero; o saldo é um elemento vital da conta-corrente: só o saldo é

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

disponível, só o saldo é penhorável e só o saldo representa o valor social e

económico de uma conta bancária

• O cliente pode dispor permanentemente do seu saldo

• Pressupõe um dever a cargo do banqueiro: organização e apresentação da conta

• Dá lugar a extractos, a emitir pelo banqueiro e cuja aprovação, pelo cliente, é em

regra tácita e consolida os movimentos que deles constem

A redução dos efeitos da conta-corrente em elementos próprios de diversos contratos

deve ser entendida, contudo, em termos unitários.

Efeitos do contrato de conta-corrente [art. 346º]:

• Transferência de propriedade: pelo acto subjacente à remessa, e não pela

conta-corrente em si

• Novação entre o creditado e o debitado da obrigação anterior: conversão em

dinheiro dos bens levados à conta-corrente, resultante dos negócios

subjacentes à conta e não à própria conta em si

• Compensação recíproca entre os contraentes: extinção dos créditos e dos

débitos recíprocos, restando somente o saldo.

• Exigibilidade do saldo resultante: decorrência da compensação, já que tudo o

mais se extinguiu

• Vencimento de juros: concretização da regra geral do art. 102º

• § único: os bens levados à conta devem ter uma expressão monetária, sendo a

cobrança a condição resolutiva do lançamento

Conclui-se: a conta-corrente é uma forma de extinção de obrigações sucessivas, por

compensação, não facultando per se outras extinções. Cumpre, pois, estabelecer a seguinte

distinção:

• Encerramento ou fecho da conta: facto e efeito de actuar a compensação

prevista pela conta, com vencimento do saldo – desaparecem os créditos e

débitos recíprocos, até ao limite da sua concorrência, sobejando

eventualmente um saldo, a exigir [art. 348º e 350º].

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

• Termo do contrato: extingue o próprio relacionamento em termos de conta-

corrente, acarretando o fecho da conta e impedindo a retoma de novo ciclo,

salva celebração de novo contrato [art 349º e 777º CC] – contrato intuito

personae.

o Havendo prazo estipulado para o encerramento da conta: nenhuma

das partes pode pôr termo ao contrato

o O termo imediato da conta-corrente, que prejudique a outra parte e

a sua confiança legítima, é contrário à boa fé e requer um pré-aviso

razoável.

§3: DEPÓSITO BANCÁRIO. O contrato de depósito [art. 1185º CC] é o contrato pelo

qual uma das partes entrega à outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que a guarde e

restitua quando for exigida: contrato real quoad constitutionem [só produz efeitos pela

entrega da coisa], embora já se admita o depósito consensual. O art. 1186º CC, por remissão

para o mandato, presume a gratuidade do depósito. Ao depósito irregular [“depósito” através

do qual o depositário, em vez de restituir a coisa depositada, tem que devolver o

equivalente, art. 1206º CC] são aplicáveis as regras do mútuo [arts 1143º, 1144º e 1149º CC].

Coerentemente, são inaplicáveis as regras relativas ao mútuo oneroso [arts 1145º ss CC].

O depósito mercantil [arts. 403º ss] é um acto objectivamente comercial, originando

um dever de remuneração, ao contrário do depósito comum [art. 404º] – teoria da

acessoriedade [vg penhor, fiança e mútuo]. Se a celebração de um depósito mercantil for

acompanhada de permissão expressa para o depositário se servir da coisa, para si próprio ou

recomendado pelo depositante, aplicam-se, respectivamente, as regras do empréstimo

mercantil ou da comissão [art. 406º]. No omisso, aplicam-se as regras do depósito comum.

Uma primeira alusão ao depósito bancário encontra-se consagrada no art. 407º: os

depósitos feitos em bancos regem-se pelos respectivos estatutos [usos] – trata-se de um tipo

social, enfim. Nestes termos, trata-se de um contrato de depósito feito, em dinheiro, por um

cliente [o depositante] junto de um banqueiro [o depositário]. Trata-se de uma operação que

surge sempre associada a uma abertura de conta. A forma dos depósitos bancários é ad

substantiam e não ad probationem: observada a forma, o acto é válido. O risco do que possa

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

suceder na conta do cliente, quando não haja culpa deste, cabe ao banqueiro. Não é um

depósito proprio sensu, já que não tem autonomia.

O regime geral das contas de depósito é aquele que consta do art. 1º DL 430/91:

• Depósitos à ordem: exigíveis, a todo o tempo, pelo cliente

o Uma única convenção de depósito, anexa à abertura de conta

o Considerado, pela doutrina e jurisprudência, como um depósito

irregular [“depósito” através do qual o depositário, em vez de

restituir a coisa depositada, tem que devolver o equivalente, art.

1206º CC – o banqueiro adquire a titularidade do dinheiro que lhe é

entregue, sendo o cliente um simples credor, dado que o saldo está

permanentemente na sua disposição].

• Depósitos com pré-aviso: exigíveis apenas após um pré-aviso escrito

• Depósitos a prazo/de poupança: exigíveis no fim do prazo para que forem

acordados. As instituições de crédito podem conceder uma mobilização

antecipada ou o seu resgate, ainda que com perda de juros para o cliente.

o Dão azo a um título nominativo [art. 3º DL 430/91]

o Natureza jurídica: mútuo [falta a ideia de restituição e de

disponibilidade do saldo]

• Depósitos a prazo não mobilizáveis: não admitem a concessão de

mobilização antecipada, pela instituição de crédito

o Dão azo a um título nominativo [art. 3º DL 430/91]

• Depósitos em regime especial: todos os outros, de livre criação, desde que

dando a conhecer ao BP no prazo de 30 dias [art. 2º DL 430/91].

Ressalve-se que, apesar das distinções supra, trata-se de uma figura unitária, próxima

do depósito irregular, segundo MENEZES CORDEIRO.

Já os depósitos constituídos em instituições de crédito dão azo a certificados de

depósito nominativos que são transmissíveis por endosso: transmitem-se todos os direitos

relativos aos depósitos que representem [DL 372/91].

• Depósito regular [coisa infungível], art. 1185º CC

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

• Depósito irregular [coisa fungível, art. 217º CC - substituibilidade], mútuo art.

1206º e 1142º CC [depósito bancário stricto sensu]. Quando depositamos

dinheiro num banco, este dá-nos um valor equivalente, e não exactamente as

notas depositadas.

§4: CONVENÇÃO DE CHEQUE. O cheque é o documento do qual consta uma ordem,

dada por um cliente [sacador] ao seu banqueiro [sacado], de efectuar um determinado

pagamento a terceiro, ao portador ou ao próprio mandante [beneficiário]. São partes na

convenção em cheque o cliente e o banqueiro, devendo este ter fundos à disposição do

primeiro. A convenção pode ser expressa ou tácita, e atribui ao sacador o direito de dispor

dos fundos do cheque.

§5: GIRO BANCÁRIO. O contrato de giro bancário designa o conjunto de operações

escriturais de transmissão de fundos, realizadas por um banqueiro, a pedido do seu cliente ou

a favor dele. Funciona como um contrato-quadro no âmbito do qual serão concluídos diversos

contratos simples ou praticados múltiplos actos bancários. Pressupõe, já o sabemos, a prévia

celebração de uma abertura de conta, com uma inerente conta-corrente bancária. Pode

facultar as operações seguintes:

• Transferências bancárias simples [no mesmo país]

• Transferências internacionais [para um banco, no estrangeiro]

• Pagamentos por conta bancária [solvência de dívidas]

• Cobranças por conta bancária [satisfação de créditos]

• Outras operações de transferências de fundos

As ordens concretas de transferência são actos de execução do contrato de giro

bancário. Verificados os pressupostos [maxime disponibilidade de fundos na conta], o

banqueiro não deve recusar a ordem de transferência do cliente, salvo justa causa [vg

proibição administrativa].

A doutrina reconhece, no contrato de giro bancário, uma variedade de mandato sem

representação: o banqueiro adstringe-se a praticar determinados actos jurídicos, por conta do

seu cliente.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

§6: MÚTUO BANCÁRIO. O mútuo é o contrato pelo qual uma das partes empresta à

outra dinheiro ou outra coisa fungível, ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto do

mesmo género e qualidade [art. 1142º CC]. Pode ser um contrato gratuito ou oneroso,

consoante haja ou não retribuição, embora a onerosidade se presuma [art. 1145º CC, solução

inversa àquela do Código de Seabra: presume-se gratuito]. A presunção de onerosidade

contraria o hábito social do mútuo e faz sentido nas relações comerciais [art. 395º], e não nas

relações civis, para MENEZES CORDEIRO. Se o mútuo for oneroso, qualquer das partes pode

denunciá-lo, com 30 dias de antecedência [art. 1148º CC]. A concepção do mútuo enquanto

negócio real quoad constitutionem, que só produziria os seus efeitos pela entrega da coisa

mutuada, encontra-se em clara regressão: admitem-se mútuos meramente consensuais. É um

negócio consensual ou formal, consoante o seu valor: se superior a 20.000 € deve ser

celebrado mediante escritura pública, ou documento assinado pelo mutuário, se superior a

2000 € [art. 1143º CC]. Celebrado o contrato e entregue a coisa ao mutuário, este torna-se

proprietário da mesma [art. 1144º CC], ao inverso do comodato: a propriedade nunca deixa a

esfera do comodante.

O “empréstimo” mercantil surge quando a coisa cedida seja destinada a qualquer

acto mercantil [art. 394º]: acto comercial, por via da teoria do acessório [vg penhor, fiança e

depósito]. Apesar do disposto no art. 395º, MENEZES CORDEIRO considera que a retribuição

“automática” não faz sentido, já que mesmo entre comerciantes podem ser celebrados

mútuos gratuitos. Já a liberdade de prova [art. 396º] deve ser entendida como liberdade de

forma [art. 219º CC].

O mútuo bancário é celebrado por um banqueiro, como mutuante, agindo no

exercício da sua profissão. Podem provar-se por escrito particular, seja qual for o seu valor,

ainda que a outra parte não seja comerciante. A taxa de juros, essa, deve ser sempre fixada

por escrito [art. 102º §1]. A compra e venda com mútuo, referente a prédio urbano, pode ser

celebrada por documento particular, com reconhecimento de assinaturas, e fica sujeita a

registo: dispensa-se a escritura pública.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

Finalmente, o mútuo bancário é também um mútuo de escopo, na medida em que

fica o mutuário adstrito a dar um determinado destino à importância recebida: razões

públicas [dirigismo bancário] e privadas [utilização racional das importâncias mutuadas].

* Decreto 32:765 de 1943

§7: CONTRATOS ESPECIAIS DE CRÉDITO.

A abertura de crédito é referida no art. 362º [não taxativo] como uma operação de

banco: contrato consensual, sem necessidade de qualquer entrega monetária, legalmente

atípico e correspondente a um tipo social. Quanto à forma, aplicam-se as regras do mútuo

bancário: forma escrita. Poderá, todavia, ser requerida escritura pública se a abertura de

crédito incluir negócios que o exijam [vg garantia hipotecária]. A cessão de uma abertura de

crédito, quando não regulamentada pelas partes, será regulada pelas regras da conta-

corrente em geral, do mandato [quanto à disponibilidade] e do mútuo [quanto ao saldo].

Modalidades:

• Simples: crédito disponibilizado pode ser usado uma vez

• Conta-corrente: o cliente pode sacar diversas vezes sobre o crédito, solvendo

as parcelas de que não necessite

Vg banco dispõe um crédito até um determinado valor que pode ser usado de uma só

vez ou por partes, como o cliente preferir. O banco terá o direito a uma comissão de

imobilização se disponibilizar o dinheiro e este não seja gasto.

• Garantida: acompanhada de uma garantia pessoal [fiança] ou real [penhor]

o Na gíria bancária, “conta-corrente caucionada”

• A descoberto: não acompanhada de qualquer garantia

O descoberto em conta [facilidades de caixa] é a situação que se gera quando, numa

conta-corrente subjacente a uma abertura de conta, o banqueiro admita um saldo a seu

favor: um saldo negativo para o cliente, enfim. Pode advir do pagamento de cheques sem

provisão, vg. É geralmente tolerado pelo banqueiro, por curto período de tempo. Aplicam-se

as regras do mútuo bancário, por analogia [tipo social].

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

Vg possibilidade de fazer levantamentos até um determinado valor, ainda que a conta

não disponha de saldo suficiente.

A antecipação bancária é um contrato pelo qual um banqueiro concede, ao seu

cliente, um crédito, mediante um penhor equivalente de títulos, dinheiro ou outros bens. O

banqueiro antecipa o preço dos bens, dando-lhe um crédito e recebendo-os como garantia.

Associa um penhor [de títulos, normalmente] e a entrega de uma quantia em dinheiro de

valor proporcional ao da garantia constituída. Distingue-se do mútuo dado o consensualismo.

Devem-se combinar os regimes do mútuo e do penhor de títulos, com preponderância para o

último.

O desconto bancário é o contrato pelo qual o banqueiro entrega, ao seu cliente, uma

determinada quantia, em troca de um crédito, ainda não vencido, sobre um terceiro.

Funciona normalmente sobre títulos de crédito [letras], cedendo o cliente ao banqueiro um

título que incorpora o débito do terceiro [art. 362º, não taxativo]. Forma: exigência comum

da forma escrita, nos empréstimos bancários. No desconto há um mútuo garantido, e não uma

venda a crédito. Quando o banqueiro receba o desconto para se pagar/restituir pro solvendo,

deparamo-nos com um mútuo proprio sensu. Não haverá qualquer desconto quando o banco

“adiantar” importâncias à subscritora, tratando-se de um simples mútuo: se a liberação do

cliente só operar com boa cobrança. No caso inverso, tratar-se-á de mera venda/cessão de

créditos.

Vg A tem a letra de B, ainda não vencida; necessitando de obter imediatamente o

valor correspondente à mesma, dirige-se a um Banco e endossa-lhe a letra; em contrapartida,

este antecipa-lhe o valor titulado, deduzindo-lhe uma comissão e um juro.

A abertura de crédito documentário, ou confirmado, é a operação pela qual um

banqueiro, a pedido de um cliente, abre um crédito a favor de terceiro [beneficiário

vendedor], crédito esse que poderá mobilizar mediante a entrega, ao banqueiro, de

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

determinados documentos [cash against documents, vg documento que comprova a remessa

de mercadorias: guia ou conhecimento de carga, no direito marítimo]. Originalmente visava

facilitar pagamentos à distância. O comprador [ordenante], cliente do banqueiro [emitente],

constitui-se devedor da importância em causa, suportando todas as taxas e encargos. Quando

irrevogável, funciona como uma verdadeira garantia, assentando em dois contratos distintos:

entre o ordenante e o banqueiro [abertura de crédito e mandato sem representação] e entre

o ordenante e terceiro beneficiário.

Vg A encomendou a B um carregamento de café do Brasil mas, como não queria pagar

o preço antes de receber o carregamento, dirigiu-se a um Banco e solicitou a abertura de um

crédito a favor de B, entregando documentos que comprovassem a remessa de mercadorias.

O crédito ao consumo, na origem do fenómeno da popularização da banca, permite o

acesso das camadas da população economicamente mais débeis a múltiplos bens de

equipamento e de consumo. As consequências podem redundar na sobre-exploração dessas

camadas, levadas a assumir débitos superiores às suas possibilidades de pagamento. Diversas

normas pretendem moderar este mecanismo: informação da taxa anual efectiva global [TAEG]

e “período de reflexão”, vg.

§8: LOCAÇÃO FINANCEIRA. O contrato de leasing ou locação financeira é o contrato

oneroso, temporário e originador de relações duradouras, pelo qual uma entidade [locador

financeiro, as sociedades de leasing] concede a outra [locatário financeiro] o gozo temporário

de uma coisa corpórea adquirida pelo próprio locador a terceiro [fornecedor, por contrato de

compra e venda], por indicação do locatário.

O locatário adquire o bem pelo valor residual, transmitindo-se a propriedade, sendo

nula a cláusula contratual que o obrigue a adquirir esse bem [opção de compra, tão-só]. Até

essa aquisição, dispõe o locador financeiro da titularidade do bem [garantia por excelência],

permitindo-lhe, através da celebração deste contrato, diluir os custos das aquisições e obter

vantagens fiscais. Para efeitos de defesa da posse é este o possuidor da coisa, ainda que

exerça essa posse através do locatário financeiro.

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

O risco, esse, é por conta do locatário, já que beneficia da fruição do bem [art. 15º

DL 149/95, ubi commoda, ibi incommoda].

Os efeitos do incumprimento do contrato dependem da opção de resolução ou

manutenção do mesmo:

• Resolução: prazo suplementar que pode ser precludido pelo locatário com o

pagamento do devido; volvido esse prazo, a mora no cumprimento transfere-

se em incumprimento culposo definitivo [art. 801º-2 CC]; permite colocar o

locador na posição em que estaria não fosse a violação [art. 798º e 562º CC].

o Restituição da coisa: providência cautelar adaptada – presunção

inilidível de periculum in mora [efeito útil].

o Rendas vencidas e juros de mora, à taxa legal

o Percentagem das rendas vincendas e percentagem do preço residual

[cláusula penal, jurisprudência: 20% do valor residual e juros vencidos

desde a resolução até ao pagamento definitivo]; a mera restituição

não é ressarcitória [não está a ser indemnizado – bem usado inútil

para uma instituição financeira], e, no outro extremo, admitir o

pagamento das rendas vincendas em simultâneo seria abusivo.

• Manutenção:

o Sem restituição da coisa

o Acção de condenação de cumprimento ou acção executiva, com título

executivo

o Rendas vencidas e juros de mora, à taxa legal

o Rendas vincendas, tratando-se de contrato de execução duradoura

[sanção preventiva]

§9: CESSÃO FINANCEIRA. O contrato de cessão financeira [ou factoring, do latim

facere/fazer] é o contrato pelo qual uma entidade [cliente ou aderente] cede a outra

[cessionário financeiro ou factor] os seus créditos sobre um terceiro [o devedor ou debitor]

mediante uma remuneração. É uma forma de financiamento, a curto prazo, do aderente ou

cedente financeiro, conferindo maior liquidez à empresa, incrementando a sua rentabilidade,

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Direito Comercial I, Lara Geraldes 3º-A @ FDL

impulsionando a sua expansão, limitando o endividamento, favorecendo o balanço e

aumentando o fundo de maneio. Implica a transferência do risco para o factor, diminuindo os

riscos do aderente. A cessão financeira está crescentemente implicada na prestação de

serviços, com traços do regime desta. É celebrada em regime de exclusivo, pelo que o

aderente só pode ter um único factor: adstrito a não celebrar novos contratos do tipo e a

oferecer todos os seus créditos ao factor [princípio da globalidade].

O DL 171/95, relativo às sociedades de cessão financeira, dispõe que este contrato

deve ser celebrado por escrito, acompanhado pelas correspondentes facturas ou suporte

documental equivalente [art. 7º DL 171/95 – parece ter acolhido a estrutura dualista do

factoring].

Apresenta-se como um contrato-quadro, organizatório, que conduz a uma

colaboração duradoura entre as partes: contrato oneroso, consensual e de conteúdo atípico

misto [promessa de venda de créditos futuros, assunção de risco e prestação de serviços, art.

1156º CC – aplica-se o regime do mandato, com atribuição de uma comissão ad valorem,

cobrada em função do valor dos créditos]. MENEZES CORDEIRO sugere a aplicação analógica

do art. 28º DL 178/86, relativamente à denúncia.

Cumpre reter aqui o regime da cessão [transmissibilidade das obrigações]: art. 577º

CC, independentemente de consentimento do devedor, exigindo-se notificação [art. 583º CC].

É um modo de transmissão de obrigações, nomeadamente quanto à transmissão de um crédito

mediante um contrato entre o antigo credor e o novo credor [contrato-base e contrato-

fonte]. No CC não releva o compromisso e a profissionalização que subjaz à cessão financeira.

Vg FactorTudo celebrou com A um contrato nos termos do qual se obrigava a

transmitir-lhe a totalidade dos seus créditos, presentes e futuros, por um período de tempo

indeterminado. Teria direito a receber um juro pela antecipação, para além da comissão

devida pela gestão e cobrança de créditos. Ficava obrigada a prestar assessoria comercial a A,

mediante remuneração.

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CAPÍTULO IV: GARANTIAS BANCÁRIAS

§1: GARANTIAS. A garantia geral das obrigações é o património do devedor: todo o

património e apenas o património [art. 601º CC].

As garantias pessoais juntam um novo património à dívida garante; as garantias reais

afectam uma coisa ao pagamento de uma dívida – proibição de pactos comissórios, por

enriquecimento sem causa, aplica-se ao penhor e à hipoteca e não às garantias pessoais.

§2: PENHOR DE CONTA BANCÁRIA. O penhor de conta bancária é um tipo social através

do qual depósitos bancários ficam afectos ao pagamento de certas dívidas. O depositante

obriga-se a não os movimentar, enquanto subsistirem as dívidas garantidas, autorizando o

Banco a debitar, na conta dos depósitos, as dívidas garantidas vencidas. O dinheiro, esse, é

propriedade do Banco. Distingue-se do penhor comum:

• Não recai sobre uma coisa corpórea

• A garantia é debitada numa conta bancária

• Garantia pessoal, e não real [art. 665º e 694º CC]

• Obriga o garante a manter a conta provisionada

• Reporta-se ao saldo da conta, tão-só: limitação da responsabilidade do garante

• Cláusula de principal-pagador [art. 640º a) CC]

• Tratando-se de uma quantia monetária, não há motivo para proibição de

pactos comissórios

Vg A obriga-se a não mobilizar a sua conta bancária e, em caso de incumprimento,

fica o Banco autorizado a debitar na conta os valores em dívida e juros correspondentes.

§3: PENHOR BANCÁRIO. O penhor civil afecta uma coisa móvel ao pagamento de uma

dívida [arts. 666º ss CC]. Quando a dívida garantida proceda de acto comercial, o penhor diz-

se mercantil ou comercial [acto comercial por acessoriedade]. Os arts. 397º e 398º prevêem

tradição simbólica da coisa. Quando, todavia, respeite a garantias de créditos a favor de

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estabelecimentos bancários autorizados, o penhor diz-se bancário: a entrega dos bens garante

[rectius, o desapossamento, no penhor civil] é dispensada, produzindo efeitos externamente

[perante terceiros] com documento particular bastante. A outra parte não pode ser privada

do bem em causa.

* Decreto 29:833 de 1939

* Decreto 32:032 de 1942

Vg A constitui penhor sobre as máquinas de uma fábrica mas, como estas são

indispensáveis à produção, não as entrega ao Banco.

§4: CARTA DE CONFORTO. A carta de conforto [confort letter] é a missiva dirigida a

uma instituição de crédito por uma entidade [entidade-mãe] que detém interesses

dominantes ou significantes numa terceira entidade [entidade-filha], a fim de dar a conhecer

o cumprimento assumido, confortando ou tranquilizando a instituição de crédito quanto à

seriedade ou cumprimento dos deveres assumidos. Apenas implica prestações, e não

quaisquer garantias reais [garantia imprópria combinada].

As vantagens são de duas ordens: assumir uma obrigação sem garantias formais [vg

imposto] e manter boas relações comerciais. Modalidades:

• Fraco: concessão de informação, dever genérico de diligência [policy da

empresa]

• Médio: concessão de informação, dever genérico de diligência [policy da

empresa] + declaração negocial vinculando-se a actuações de meios,

acautelando os interesses do Banco e promovendo o efectivo cumprimento da

obrigação

• Forte

É um negócio unilateral fonte de obrigações [cumulativamente]:

• Cumprimento integral dos deveres

• Ajustamento do capital aos montantes “confortados”

• Uso de completa diligência

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Vg A, sociedade detentora de 51% do capital de B, enviou uma carta ao Banco nos

termos da qual declarava ter conhecimento de…, fornecer apoio e…, conceder esforços para o

cumprimento de…

§5: GARANTIA AUTÓNOMA BANCÁRIA. Garantia que não é afectada pelas vicissitudes

da relação principal [vs garantia acessória, vg fiança], através do qual o Banco se

compromete a pagar à primeira interpelação/solicitação [on first demand], assegurando o

pagamento de uma quantia pré-determinada [garantia causal]. Se não existisse essa cláusula

de primeira solicitação, tratar-se-ia de mera fiança. É celebrada entre o interessado

[mandante, conferindo-lhe credibilidade] e o garante, a favor de terceiro [garantido ou

beneficiário], permitindo uma liquidez quase total [como se fosse dinheiro]. Forma: escrita.

Para GALVÃO TELLES, trata-se de um sucedâneo de um depósito em dinheiro.

Vg A pretende adquirir um imóvel, sendo-lhe exigida a prestação de uma garantia;

contra o pagamento de uma comissão, o Banco obriga-se, irrevogavel e incondicionalmente, a

pagar ao garantido, mediante mera interpelação, valor esse correspondente à obrigação

contraída por A.

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