PRESENTACIÓN

La Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL pone a disposición de la abogacía peruana el presente texto Balotario Desarrollado para el Examen del CNM –en 1115 preguntas y respuestas–. En una labor conjunta con nuestro equipo de analistas e investigadores (Carlos Aguila Grados, Josué Morales Cerna, Leslie Fajardo Florián, Enrique Palomino Gutiérrez, Jorge Valeriano Flores, David Misari Torpoco, Aníbal Barrenechea Santillán) hemos realizado una transformación de nuestra inicial Enciclopedia Jurídica y realizando la actualización y adecuación al balotario del CNM, entregamos como resultado la obra que tiene entre manos. Por ello se han desarrollado todas las especialidades y la temática requeridas por el ente evaluador: Teoría General del Derecho Teoría General del Proceso Derechos Humanos Derecho Constitucional Derecho Procesal Constitucional Derecho Administrativo Derecho Procesal Administrativo Derecho Administrativo Derecho Civil Derecho Procesal Civil Derecho Laboral Derecho Procesal Laboral Derecho Penal Derecho Procesal penal Derecho Ambiental Derecho Comercial Derecho Tributario Derecho Procesal Tributario Razonamiento Verbal

Su novedosa estructura y composición permite una fácil preparación y un aprendizaje significativo para afrontar con éxito la evaluación de suficiencia académica para todos los que aspiran a ejercer la magistratura. Partiendo de una explicación elemental ante una pregunta sencilla, hasta llegar a una respuesta para una interrogante difícil de discernir, el libro desarrolla de manera paulatina toda una serie de recursos estilísticos para lograr su propósito de “enseñar con pocas palabras”. Tal es, en ese sentido, su propuesta pedagógica, que encierra dentro de sí una estructura inédita en su confección. Balotario Desarrollado para el Examen del CNM –en 1115 preguntas y respuestas– marca el inicio de una renovada labor de difusión educativo-jurídica que EGACAL ha iniciado este año 2010. De hecho, su salida al mercado editorial lo convierte en el preludio de una serie de sucesivas actividades académicas que tienen por finalidad llenar un vacío pedagógico tanto en el ambiente jurídico profesional como el universitario. Este esfuerzo verá recompensado su propósito no sólo con el simple favor de su preferencia por aquellos que integran el universo jurídico, sino también, y muy especialmente, con el reconocimiento de su calidad didáctica en un esfuerzo más de nuestra institución por ser fiel a su slogan “Damos valor a tu vida profesional”.

Mg. Ana Calderón Sumarriva – Mg. Guido Aguila Grados Directores de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO

•7•

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

01. ¿Qué entendemos por el vocablo “Derecho”? ¿Cuál es la causa fundamental de su origen? Cualquier persona con dos o más años de estudios en una Facultad de Derecho sabrá reconocer una ley en cuanto la vea, pero le será difícil encontrar una definición para describir la naturaleza esencial del Derecho. Y la razón es simple: el vocablo “Derecho” es un término afectado de polisemia, es decir, de pluralidad de significados que tienen esa particularidad de que no pueden sintetizarse en uno sólo sin traer como resultado una compleja y colosal abstracción para muchos filósofos y juristas. Pero no obstante esta dificultad, intuitivamente sabemos que el Derecho puede manifestarse en objetos físicos o en acciones físicas (por ejemplo, una ley o el acto de un policía al detener a un malhechor). Históricamente es imposible precisar cuando y qué lugar se originó el vocablo “Derecho”. Probablemente muchos creerán que se originó en Roma, lo cual no es incorrecto puesto que lo que se creó allí fue la manera de utilizarlo como regulador de las leyes para la sociedad. También se crearon en Roma diversas instituciones jurídicas, entre ellas el senado, el digesto, etc., que tuvieron como finalidad impartir justicia. En general, cuando recurrimos a la etimología del término Derecho, estamos dando a entender que tiene su origen en la India. Así, deriva de la voz en sánscrito “iu”, cuyo significado es “ligar”, “unir”, “vincular”, “constreñir”. Con el tiempo se realizaron numerosos estudios e investigaciones sobre la etimología del término Derecho, los cuales dieron como resultado acepciones más específicas. Estas investigaciones establecieron que la voz en latín ius proviene de la raíz griega 'LNDLRQ (dikaión), del cual parte la voz latina directum, que corresponde al verbo dirigere, cuyo significado es “dirigir”. Este verbo indica un “orden rector en las cosas”. Fueron los romanos que emplearon el término ius, pues la voz “Derecho” se usaba para referirse a lo que hoy entendemos como “acción procesal” (directa actio). ULPIANO consideró, por ejemplo, que ius deriva de iustitia, pues para los filólogos el término justicia deriva de ius. Para otros estudiosos, la voz iu deriva de iove (Jove), siendo Jovis el nombre del dios griego Júpiter, gobernador y ordenador del universo. Otros lingüistas creen que proviene de la voz jubeo, que significa “mandar”, o de juvo (proteger) o de junga, (“unir” o “uncir”). Es por lo antes expuesto que la raíz sánscrita de ius es iu, equivalente a “vínculo”, “unión” o “ligadura”, y la raíz védica yos, cuyo significado es “santo”, “puro” “verdadero”, “celestial”. No obstante, es preciso aclarar que las voces latinas directus e ius son equivalentes. La palabra directum es el participio pasado de dirigere, cuya término está constituido por el prefijo continuativo di y la forma verbal rigere, “regir”, “gobernar”. Dirigere es la forma habitual de “guiar”, “conducir” o “gobernar”. El prefijo di procede de las raíces arias y 1 -DH y DHR-, que engloban la idea de “estabilidad” y “firmeza”, respectivamente. Regere contiene el duplicativo re, que se desprende de la raíz aria RJ que quiere decir “guiar”, “conducir”. Por consiguiente, de acuerdo a esta etimología, Derecho significa “ordenamiento firme”, estable y permanente. Desde otra perspectiva, cabe señalar que el significado de la palabra Derecho ha conllevado desde sus orígenes a la idea de rectitud en la conducta social humana por el sometimiento a las normas y leyes. De aquí que se haga necesario, arbitrariamente, conceptuar el Derecho como un sistema de normas coercibles que regulan la convivencia del hombre con sus semejantes y permiten resolver los conflictos interpersonales. Cuando hablamos de un “sistema de normas” nos estamos refiriendo a un conjunto ordenado y jerarquizado de reglas de conducta que nos impone la obligación de hacer o realizar determinados actos (Ejemplos: pagar impuestos, presentar una declaración jurada, etc.). La coercibilidad es entendida como aquella posibilidad que tiene reservado el Estado de imponer, mediante la fuerza pública, la observancia de una norma o, en su defecto, la sanción correspondiente. Este carácter de las normas jurídicas es la que las diferencia de otras normas que también regulan la convivencia social, pero cuyo cumplimiento es facultativo (Ejemplo: ceder el asiento a un anciano en un medio de transporte público, realizar actos de caridad, etc.).

•9•

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • •

Lo hasta aquí expuesto permite establecer que la causa fundamental del origen del Derecho es evidentemente humana: surge como un producto indiscutible de la interacción humana, es decir, como consecuencia de las relaciones del hombre con sus semejantes. En efecto: si el hombre viviera en soledad, le sería imposible siquiera concebir la idea del Derecho, pues en dichas condiciones no tendría nada que reglamentar. Es recién cuando entabla contacto con sus semejantes cuando la idea del Derecho se le presenta de manera objetiva, pues a partir de aquí la necesidad de establecer un parámetro de regulación de la conducta y las atribuciones particulares de los demás hace indispensable la aparición del Derecho para la convivencia y la paz social. 02. ¿Los términos coerción y coacción significan lo mismo? Definitivamente no. Los términos coerción y coacción no significan lo mismo. La coerción es la amenaza de utilizar la violencia con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos, mientras que la coacción es la violencia o imposición de condiciones empleadas para obligar a un sujeto a realizar u omitir una determinada conducta. Puede decirse entonces que mientras que el primero es presión, el segundo es violencia directa. En general, el Derecho y todos los sistemas legales se sustentan en la amenaza de la sanción más que en el uso de la propia violencia, por lo que una persona actúa de la manera prohibida por conocer las consecuencias negativas que le impondría el ordenamiento jurídico. Recordemos que el Estado es el único capaz de utilizar la violencia legítima. El poder público hará uso de la coacción para imponer un determinado cumplimiento legal pero sobre todo, lo utilizará para fundamentar la prevención general basada en la amenaza del uso de la fuerza o coerción. 03. ¿Cómo se relacionan el Derecho y la Moral? Siendo la moral una categoría filosófica, resulta imposible desplegar un concepto sólido, irrefutable y libre de ambigüedades que abarque su amplísimo significado. Sin embargo, con fines didácticos, podemos establecer una noción provisional -aunque siempre insuficiente- que nos sirva de punto de partida, y decir que la moral es toda regla de conducta favorable a las buenas costumbres de una sociedad concreta dependiendo de su realidad- o, lo que es más o menos lo mismo, como el conjunto de actos humanos considerados como buenos, aceptables y justificados por la mayoría de los individuos. Uno de los primeros hombres que afrontó e hizo esta diferencia fue el jurista alemán CHRISTIAN THOMASIUS (1655-1728), quien sostuvo que la moral se refiere al foro interno del hombre, mientras que el Derecho versa sobre lo externo; además la moral no es coercible y el Derecho sí. Sobre la base del concepto de moral vertido líneas arriba, y conociendo también el significado de la palabra Derecho, podemos establecer algunos tipos de relación entre ambos, a saber: - Las órdenes jurídicas del Derecho sólo pueden elevarse a la categoría de deberes de conciencia cuando ellas mismas persiguen fines morales. - La validez del Derecho se basa en la moral, porque el fin del Derecho se endereza hacia una meta moral. El Derecho se halla unido a la moral por un doble vínculo: la moral es el fundamento sobre el que descansa la validez del Derecho, porque el hacer posible la moral constituye una meta del orden jurídico. 04. ¿Cuáles son las relaciones existentes entre la Ética y el Derecho? Teniendo en cuenta el concepto arbitrario que hemos proporcionado de Derecho y usando el enfoque filosófico para nuestro análisis, diremos que la Ética es una disciplina que se ocupa de aquellos problemas filosóficos que nacen de la práctica o de la conducta humana. La ética tiene por funciones aclarar qué es la moral, fundamentar la moral y aplicar sus criterios a los distintos ámbitos de la sociedad. La cuestión ética está ligada al problema de la elección, al problema práctico de decidir qué hacer en una situación determinada.

• 10 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

A diferencia de la moral, que define lo correcto o incorrecto, la ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral, es decir, se encarga de clasificar o definir algo como bueno o malo. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno para luego, usando este punto de vista, determinar cómo se debe actuar. Además, aparte del desarrollo de normas y valores universales, la ética tiene como objetivo supremo proporcionar a las personas el apoyo a sus decisiones morales. Auque Ética y Derecho obedecen a un “distinto legislador”, puesto que el primero se entiende mejor con la intimidad, el motivo, la oculta intención, y el segundo suele conformarse con el comportamiento exterior del individuo y no indaga siempre sus razones -aunque lo haga con cierta frecuencia-, es posible encontrar ciertas similitudes entre ambos. Así, tanto Ética y Derecho se asientan sobre una convicción humanística -el ser humano como eje de la existencia, supremo bien, última ratio de cualquier sistema normativo- que sirven al mismo objetivo: proteger la vida de la persona, así como reconocerle, conferirle y asegurarle dignidad. Por otro lado, el Derecho ha proclamado, ocasionalmente, sus compromisos con la ética: sea en el discurso del legislador o el aplicador, sea en las palabras de la ley. Ese compromiso debe ser visto con rigor: puede beneficiar al ser humano o causarle daño. La sociedad entre Ética y Derecho ha engendrado libertad, pero también ha querido “justificar”, digamos, tiranía. Por eso no es posible olvidar de qué ética se habla y a qué derecho se obedece. La ética también cumple un papel en la práctica del Derecho, que es el Talón de Aquiles del sistema jurídico. La protección del orden que pretenden las normas jurídicas, la firmeza del Estado de derecho, la propagación de la seguridad y la justicia, quedan finalmente en manos de los sujetos del Derecho: si hay disposición que ordene a los órganos del Estado cumplir las atribuciones que conducirán a generalizar esa práctica, no las hay, en cambio, que dispongan lo mismo -salvo por excepción- en el caso de los individuos, titulares del Derecho. 05. ¿Qué es la Deontología Jurídica? En un sentido etimológico, el vocablo Deontología proviene de las voces griegas deon=deber, y logía=estudio, y hace referencia a la ciencia del deber o de los deberes. En el ámbito del Derecho, la Deontología Jurídica constituye una rama de la Filosofía Jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo deber ser el Derecho y cómo debe ser aplicado. Teniendo en cuenta que la Deontología es la disciplina que se ocupa de los deberes de los profesionales, en el caso de los abogados se trata de una multiplicidad de deberes como son aquellos consigo mismo, con la sociedad, con la profesión, con los clientes, con los colegas, con los jueces, con la entidad gremial. En líneas generales, la Deontología Jurídica es aquella parte de la ética profesional que se ocupa de los deberes morales de los abogados, de los deberes de estos servidores del Derecho. Su objetivo fundamental es analizar y valorar la moral del abogado y su actuación en el ejercicio profesional con relación a los principios deontológicos y su relación con los clientes, colegas y demás personajes del proceso jurídico. 06. ¿A qué denominamos valores jurídicos? ¿Cuáles son los valores jurídicos más importantes? Denominamos valores jurídicos a aquellos elementos indispensables que conforman la estructura del Derecho y que constituyen su permanente finalidad. Los valores jurídicos más importantes son: la justicia, la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica y el bien común. 07. ¿Qué es la Justicia? En los albores del pensamiento jurídico occidental, la justicia hace su aparición como una acepción de la divinidad. Remontándonos brevemente en los albores de la mitología griega, encontramos que Themis es la consejera del dios Zeus y, fruto de la unión de ambos, nace Dike, hermana de la verdad, que compone y resuelve los litigios entre los hombres. Los griegos, al parecer, quisieron expresar que sólo con la Verdad se puede realizar la justicia.

• 11 •

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • •

Por esta razón, etimológicamente la palabra griega que por primera vez se refirió a la justicia fue GLNH (diké), expresión que designaba tanto el proceso como la sentencia del juez. En Roma se utilizó la palabra latina iustitia para referirse tanto al orden justo como a la virtud en particular, ya que iustitia deriva a su vez de “iustus”, y ésta de “ius”, cuyo significado es “justicia, equidad y conformidad en el derecho”. Hoy se puede decir que la justicia es el objetivo primordial del ordenamiento jurídico. La justicia es la finalidad del Derecho, al cual le otorga un sentido. Podemos extraer algunos caracteres o precisar distintas acepciones de cómo se emplea la justicia en el medio en que vivimos: Aplicación de un castigo merecido. En este caso decimos que se ha hecho justicia. Reclamo de un derecho. Los trabajadores piden justicia. Referencia a la función de administrar justicia. Los jueces determinan quien tiene la justicia. Alusión al Poder Judicial, al juez, al tribunal, al juzgador, al órgano estatal que administra justicia. Esto porque la justicia está inmersa en la crisis de un país. x Haber actuado de acuerdo a la Ley o a la Recta Razón. Ha obrado con justicia. 08. ¿Qué debemos entender por “igualdad jurídica”? Debemos entender por igualdad jurídica la prohibición de todo tipo de arbitrariedad. Siendo uno de los primeros fines del Derecho asegurar el valor de igualdad entre las personas, el principio de igualdad establece que lo igual debe ser tratado de igual forma y que los desigual, análogamente en forma desigual. El principio de igualdad es puramente formal, porque sólo establece que lo igual debe ser tratado en forma igual y lo desigual en forma desigual, pero no se pregunta qué es igual o desigual y cómo debe tratarse igual a los iguales y desigual a los desiguales. 09. ¿Qué es la libertad? El concepto de libertad es una categoría filosófica que tiene numerosas interpretaciones por parte de diferentes escuelas del pensamiento. En general, se suele considerar que la palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o voluntad. La libertad es aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está regida por la justicia, definición que es propia de una sociedad o un Estado, el cual “obliga” a las personas a regirse según un modelo estándar de conducta. Precisamente este Estado es el que define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. Si esto último no se cumple, entonces estaríamos hablando de libertinaje y no de libertad, pues esta última implica una clara opción por el bien. La protección de la libertad interpersonal puede ser objeto de una investigación social y política, mientras que el fundamento metafísico de la libertad interior es una cuestión psicológica y filosófica. Ambas formas de libertad se unen en cada individuo como el interior y exterior de una malla de valores, juntos en una dinámica de compromiso y de lucha por el poder, las sociedades que luchan por el poder en la definición de los valores de los individuos y de la persona que lucha por la aceptación social y el respeto en el establecimiento de valores de la propia en el mismo. 10. ¿Qué se entiende por seguridad jurídica? La noción de seguridad jurídica se presenta en dos dimensiones: Como orden y como confianza en el orden, es decir, cómo realización. Se dice que la seguridad existe como orden cuando los particulares conocen los contenidos de las normas y, por lo tanto, están en condiciones de orientar su conducta de acuerdo con ellas. En otras palabras, saben a qué atenerse. x x x x

• 12 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

Para que exista seguridad jurídica, deben cumplirse tres requisitos indispensables: a) Que el Derecho sea determinado, es decir, que esté fijado con claridad y precisión. La seguridad jurídica se ve amenazada cuando se manifiestan fórmulas vagas e imprecisas (términos como “buenas costumbres” o “buena fe” son claros ejemplos de ello). En la experiencia jurídica el hombre necesita saber cómo ha de relacionarse con los demás, qué posibilidades tiene él y los demás y el modo cómo estos van a reaccionar ante su diferentes conductas. En síntesis, necesita saber, y saber con absoluta certeza, cómo va a estructurarse la vida social, tanto en su estructura estática como dinámica. b) Que el derecho sea practicable, es decir, de fácil implementación por los particulares. c) Que sea invariable, es decir, estable. Los cambios permanentes de legislación conspiran contra la estabilidad y la seguridad jurídica. El principio de estabilidad de la seguridad jurídica requiere que el particular nunca pueda ser sorprendido por un resultado imprevisible con arreglo al propio ordenamiento. Es la seguridad en lo que respecta a la certeza del Derecho. 11. ¿Qué debemos entender por la noción de “bien común”? Todas las teorías del derecho hacen permanente alusión al término “bien común” sin precisar qué connotación atribuyen al concepto. Pero siendo el caso que el bien común constituye una finalidad esencial del derecho, se hace necesario precisar la importancia de su concepto. Si tomamos como base el desarrollo histórico del concepto de bien común, podemos decir que este término puede ser entendido de dos maneras: a) Como concepto de bien que abarca tanto el bienestar material de la sociedad como de sus miembros. b) Como una meta ideal hacia la que debe tender tanto la sociedad como quienes la forman. 12. ¿Qué es la Teoría General del Derecho? La Teoría General del Derecho es una rama del Derecho cuyo campo de estudio es la propia naturaleza del Derecho, es decir, sus fundamentos básicos filosóficos y las ideas que lo han hecho evolucionar hasta nuestros días. Por ser una ciencia práctica nacida de la reflexión con respecto a la actividad humana, el Derecho necesita de una teoría que le sirva de guía, de modelo descriptivo. Estas teorías que intentan explicar la realidad del Derecho constituyen lo que se denomina Teoría General del Derecho. La Teoría General del Derecho nació como consecuencia de las ideas imperantes del positivismo del siglo XIX, un sistema filosófico creado por el francés AUGUSTE COMTE, quien rechazaba la investigación metafísica para admitir como única técnica válida el método experimental. La Teoría General del Derecho trata de limitar la realidad empírica al estudio del Derecho, lo que trajo como consecuencia reducir su esfera de acción sobre el derecho positivo (es decir, únicamente sobre las normas jurídicas). 13. ¿Cuáles son las teorías más conocidas sobre la naturaleza o el ser del Derecho? La historia del hombre y la del Derecho transcurren de manera paralela desde el momento que el primero es consciente de la existencia de sus semejantes. A través del tiempo, una diversidad de juristas y filósofos del Derecho trataron de explicar su naturaleza o esencia. Tomando en consideración su trascendencia histórica-jurídica, las teorías que han abordado ésta problemática son las siguientes: x x x x x x Iusnaturalismo o Doctrina del Derecho Natural. Positivismo Jurídico. Historicista. Sociológica. Egológica. Tridimensional.

• 13 •

que es el conjunto invariable de normas reguladoras de la conducta humana escritas en su conciencia y en corazón. con independencia de lo que sus muchas y contradictorias regulaciones establezcan en el espacio y el tiempo. la naturaleza o la razón. BARUCH SPINOZA. El positivismo jurídico es una teoría que reconoce el carácter de las normas establecidas por una autoridad soberana. una técnica social para obtener una conducta socialmente deseable. al menos una parte de las normas convencionales del Derecho y la moral están asentadas en principios universales e inmutables: la justicia. esta tesis afirma que el origen de los principios del Derecho está dado por Dios. el Derecho se contempla como algo lógico e invariable que sólo tiene en cuenta lo que el Derecho debe ser. El iusnaturalismo capta la dimensión profunda del Derecho. por haber sido precisamente puesto (“positum”) por una autoridad2. un conjunto de normas creadas por el hombre a través del Estado mediante un procedimiento formalmente válido con la intención de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas. Dependiendo del autor. la libertad. Para el positivismo jurídico. el iusnaturalismo admite dos tipos de Derecho: el Derecho Natural. El iusnaturalismo es de carácter metafísico: en él. un medio. La finalidad del Derecho es provocar conductas socialmente deseables y para ello se vale de una técnica especial como es la de castigar con la coacción los actos humanos que contravengan las conductas socialmente deseables definidas por las normas jurídicas. y constituye la tesis más antigua de la filosofía jurídica.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • x x Pluridimensional. El Derecho es. ¿Qué es lo que sostiene el Positivismo Jurídico? El Positivismo Jurídico sostiene que el Derecho es una creación exclusiva del ser humano: el hombre crea el Derecho. como ocurre con las ciencias naturales. y al que el hombre se limita únicamente a descubrirlo y aplicarlo. El Derecho es considerado. 15. y el Derecho Positivo. Los iusnaturalistas aíslan el Derecho de este mundo y lo colocan en otro de carácter paradigmático. la seguridad jurídica. Con referencia a aquella cualidad suya. las leyes (siendo éstas la voluntad del soberano) crean Derecho. pues. Son muchos los principales exponentes de esta corriente. para esta corriente. que es el conjunto de normas emanadas de una autoridad que las promulga y tiene la obligación de hacerlas cumplir y sancionar -también se le conoce con el nombre de “Derecho vigente”-. A su vez. el bien común. que considera al Derecho “existente” desde el principio del mundo. A la verdadera naturaleza o esencia del Derecho sólo podemos. al Derecho formalmente vigente se le llamaba positivo. etc. El iusnaturalismo sostiene la primacía primero sobre segundo. y por lo tanto no le incumbe entrar a evaluar si es ética o justa o • 14 • . Lo que el Derecho es no consiste en la mera autoridad del legislador (que es lo importante para el positivismo) sino que su auténtico carácter se oculta tras la realidad. 14. PLATÓN y ARISTÓTELES). puesto que la virtualidad efectiva del Derecho se opone a la realidad humana. el Derecho es una ciencia normativa que pertenece al plano del “debe ser” y no al plano del “ser”. Trialista. desde fines del medioevo. SAMUEL PUFENDORF y JOHN LOCKE). ya que en el Derecho Natural se encuentran los valores que el Derecho Positivo tiene que reconocer “si quiere ser Derecho”. pudiéndose rastrear dignos exponentes de la misma en la filosofía griega clásica (SÓCRATES. Para el iusnaturalismo. ANSELO FEUERBACH al ocuparse de una “Positive Rechtswissenschaft”. ¿Qué es lo que sustenta el Iusnaturalismo o Doctrina del Derecho Natural? El nombre de “Derecho Natural” o simplemente “Iusnaturalismo” proviene del latín ius = “derecho” y natura = “naturaleza”. acceder mediante una razón exenta de provincianismos ideológicos. la igualdad. Se trata de la misma positividad a la cual se habían referido DANIEL NETTELBLADT3 al hablar de “jurisprudence positiva”. por lo que se dice que en este modelo epistemológico el Derecho “es” lo que “debe ser” (ser y valor se igualan). THOMAS HOBBES. por esta razón. La teoría del positivismo jurídico es contraria al iusnaturalismo. y VON HUGO al dar a su obra el título de Filosofía del Derecho Positivo. que más tarde sería recogido por AUSTIN y ROSMINI cuando hablaron del legalismo como “positivismo social”. en el iusnaturalismo cristiano (SAN AGUSTÍN y SANTO TOMÁS DE AQUINO -su mayor exponente-) y en la moderna escuela del derecho natural (HUGO GROCIO. pues el carácter “positivo” que manifiesta es una concepción formal de las normas al estar establecidas por un ente al que se atribuye el poder exclusivo de crear Derecho.

no inventando nada nuevo. Savigny sostiene que el Derecho es un fenómeno más de la expresión cultural y colectiva de cada sociedad. el Derecho se encuentra determinado por el “espíritu del pueblo” (Volksgeist). quien fue uno de los primeros representantes del historicismo jurídico-político a fines del siglo XVIII y enemigo de la revolución francesa.El Derecho es un hecho referido únicamente a su estructura formal. Positivismo . las instituciones creadas por la historia. que recoge los elementos de las anteriores y busca su concordancia o integración. regula las relaciones intersubjetivas. como un producto espontáneo. sigue finalmente la obra de los teóricos. que rechaza la existencia del Derecho Natural. . necesariamente irracional. puesto que traduce la conciencia jurídica de la comunidad. Un defensor ferviente del Common Law fue EDMUN BURKE. una creación del legislador sino una elaboración instintiva del pueblo que se manifiesta en una serie de costumbres que se cumplen por la generalidad de los miembros del cuerpo social con la convicción de estar cumpliendo un verdadero deber jurídico. para esta escuela. En este libro. . ALF ROSS. la naturaleza o la razón.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM conveniente la finalidad que se busca con la conducta socialmente deseable. que varía en función de los cambios de las sociedades. es un fruto espontáneo del alma popular cuyas reglas son fijadas a posteriori. el Iusnaturalismo admite los principios del Derecho Positivo.La esencia o naturaleza del Derecho está representado por la mera voluntad del legislador. en consecuencia. . la concepción Historicista del Derecho aparece por primera vez con el jurista alemán FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY. el derecho promulgado y la doctrina.El Derecho es un valor inherente a la naturaleza humana. Savigny es considerado por esta razón como el verdadero iniciador y creador de la “Escuela Histórica del Derecho”. Bentham juzgó absurdo y peligroso cambiar bruscamente. quien desarrolló minuciosamente esta tesis. 16. pero sería oportuno recordar que un ejemplo del historicismo jurídico lo podemos encontrar en la concepción inglesa del Common Law. NORBERTO BOBBIO y HERBERT HART. el historicismo considera que de manera similar a lo que ocurre con el lenguaje y la costumbre. Concretamente. cuya manifestación se encuentra en su opúsculo Sobre la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia jurídica4.El origen de sus principios está dado por el hombre.La auténtica esencia o naturaleza del Derecho se oculta tras la realidad humana.La moral y ética forman parte de sus principios básicos. Cabe resaltar aquí que. ¿Qué es lo que sostiene la Teoría del Derecho Histórico? En líneas generales. Entre los principales exponentes de esta teoría podemos nombrar al jurista austriaco HANS KELSEN -su más célebre representante-.El origen de sus principios está dado por Dios. a diferencia del Positivismo Jurídico. sino • 15 • . el historicismo considera a la costumbre como la fuente “formal” principal y general del Derecho. que se expresa mediante la costumbre. mediante la cual el Estado. en segundo lugar. siempre y cuando las normas que emanen de él no contravengan sus principios universales e inmutables. que por algo fue combatida por los iluministas como BENTHAM. Los juristas son los que recogen estas costumbres y les dan un mayor grado de elaboración para que luego intervenga el legislador.La moral y ética no forman parte de sus principios básicos . además de un duro crítico de las declaraciones de derechos y las constituciones iusnaturalistas. siendo su fuente originaria el espíritu nacional. en nombre de una racionalidad abstracta. Prioritariamente. . ¿Cuáles son las diferencias más notables entre las escuelas del Iusnaturalismo y el Positivismo Jurídico? El cuadro siguiente sintetiza las principales diferencias entre las escuelas del Iusnaturalismo y Positivismo Jurídico: Iusnaturalismo . es decir. . es decir. 17. de estricto cumplimiento obligatorio. en cumplimiento de su misión. El Derecho no es. pues de lo contrario carecerían de imperatividad legal. considera la legislación. Dentro de la etapa del historicismo en general (siglos XVII y XVIII) encontramos a filósofos y pensadores como LEIBNIZ y MONTESQUIEU. la doctrina. Éste enfoque historicista permite discernir que el Derecho se presenta.

un producto de las fuerzas sociales y no una voluntad formal del soberano. Este fue uno de los mayores aportes de Ihering a la teoría sociológica del Derecho. por el contrario. Ihering dio a entender con estas ideas que el destinatario de todos los derechos es el hombre. país en el que germinaron sus principios fundamentales hasta extenderse por el resto de naciones europeas. supo conmover los cimientos mismos de la denominada “ciencia jurídica dogmática” poniendo manos a la obra para resolver esa “crisis de fundamentos de las • 16 • . una ventaja. El Derecho es. Esta definición permite que el Derecho sea considerado. el jurista alemán RUDOLPH VON IHERING (1818-1892) propuso sustituir la teoría de la voluntad por la del interés al decir que: “Los derechos no existen de ningún modo para realizar la idea de la voluntad jurídica abstracta. el objeto de interpretación del Derecho no es la norma sino la conducta humana por medio de la norma.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • plasmando dichas costumbres en textos articulados y promulgándolas formalmente como leyes. Surgido a principios del siglo XIX como una reacción natural frente a las ideas del racionalismo metafísico iusnaturalista. pues fue él el destacado precursor de esta teoría. FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY (1779-1861) y FRIEDRICH PUCHTA (1768-1846). para garantizar los intereses de la vida. para sustentar sus ideas. quien es considerado por muchos historiadores del Derecho su verdadero precursor. destacándose entre sus mas fervientes discípulos sus compatriotas JOSÉ VILANOVA y ENRIQUE AFTALION VERA. Sostuvo también que: “Los derechos no producen nada inútil. el “derecho vivo” del pueblo recogido en leyes. es decir. como punto neurálgico. no la voluntad es la sustancia del derecho. El término “sociología” es un neologismo (vocablo. que nació en Argentina a medidos de la década de 1940. Los principales exponentes de esta doctrina fueron los juristas alemanes GUSTAV VON HUGO (1768-1834). Alemania. El Derecho es. pues los derechos son intereses jurídicamente protegidos”. razón por la que su terreno de investigación es bastante amplio. fue el iusfilósofo CARLOS COSSIO (1903-1987). del cual toma el concepto de libertad metafísica como carácter fundamental del hombre. Carlos Cossio merece un párrafo aparte. “Sociología” es la combinación de socius (latín/ que quiere decir “socio”) y ORJRV (griego/ que quiere decir “tratado” o “estudio”). una utilidad. la utilidad. que merece y reclama su protección. siendo su finalidad primordial resolver los conflictos que pudiesen surgir entre sus integrantes. 18. todo derecho establecido es la expresión de un interés reconocido por el legislador. en consecuencia. El objeto es el mismo para todos los derechos. Todos (refiriéndose a la sociedad) deben procurar un servicio. ¿A qué se denomina Teoría Sociológica del Derecho? Se denomina Teoría Sociológica del Derecho a la corriente del pensamiento jurídico que sostiene que el Derecho es un fenómeno social que surgió como consecuencia de la acción de diversos factores de la conciencia colectiva. El contenido de todo derecho consiste. ayudar a sus necesidades y realizar sus fines”. 19. pues. las cuales serán válidas si se adecuan a ese derecho vivo o costumbres del pueblo. que evoluciona sobre la base de dichos factores y que mantiene una estrecha relación con los hechos y las realidades de la vida social. en un bien. el historicismo tuvo pues. como una ciencia de la experiencia del hombre. Para el egologismo. El sistema egológico hace uso de la fenomenología5 del filósofo alemán EDMUND HUSSERL (1859-1938). acepción o giro nuevo en una lengua) creado por el filósofo francés AUGUSTO COMTE en su curso de filosofía positiva (1838). en definitiva. (1841-1935). Jurista de profesión pero filósofo por profunda convicción. Más allá de sus aportes en el ámbito de los Derechos Reales. El creador de esta corriente. la libertad misma con la que unos interfieren o pueden interferir en la conducta de otros (su premisa básica señala que la legislación normativa depende directamente de la conducta humana). sirven. así como de la filosofía existencialista6 de su colega MARTÍN HEIDEGGER (1889-1976). La sociología puede investigar desde los motivos por los cuales las personas seleccionan sus parejas hasta las razones de la desigualdad social en una sociedad. ¿Qué es la Teoría Egológica del Derecho? ¿Quién fue su creador? La Teoría Egológica del Derecho es una doctrinaria jurídica que identifica al Derecho como la conducta de los hombres. A la idea de bien se le unen las nociones de valor e interés. Otro conspicuo exponente de la doctrina del sociologismo fue el jurista estadounidense OLIVER WENDELL HOLMES JR. Cualquiera que sea la diversidad del interés que presenten los diversos derechos. a su vez.

cualquier rama de la ciencia jurídica debe reflejar esta tridimensionalidad. como libertad metafísica. para Cossio. es la conducta humana. 20. Es por ello que el Derecho. hecho y valor”). quien partiendo de la corriente tridimensionalista del Derecho señala que las conductas son comportamientos humanos. La tesis de Reale conlleva a que el Derecho sea una forma de conocimiento positivo de la realidad social según normas o reglas objetivadas en el transcurso del proceso histórico. Para el trialismo. las normas son descripciones y captaciones lógicas de la conducta. De esta manera. sin embargo. es decir. respetando sus diferencias. el Derecho de los antiguos griegos puede ser objeto de Ciencia lo mismo que el de la Grecia de nuestros días. ¿Qué es la Teoría Trialista del Derecho? ¿Quién fue su creador? La Teoría Trialista del Derecho es una tesis elaborada a mediados de 1960 que sostiene. la cual es concebida como libertad. Al estar plenamente integradas estas tres dimensiones. el objeto de estudio de los juristas. pues otorgan ópticas distintas. de lo que favorece o perjudica al ser y específicamente a la vida). o sea. Así. siendo la justicia la encargada de valorar dichos repartos y normas. no es posible un conocimiento científico-jurídico sin referencia directa a un campo de experiencia social. esto es. o en su efectividad social e histórica. La ciencia del Derecho tiene por objeto al fenómeno jurídico tal como se halla realizado históricamente. vale decir. tal como toma cuerpo en el espacio y en el tiempo. La ciencia del Derecho es siempre ciencia de un Derecho Positivo. los valores y las normas jurídicas (en otra palabras. un aspecto fáctico. Su tesis presenta. ¿A qué se conoce como Teoría Tridimensional del Derecho? ¿Quién es el autor de esta teoría? Se conoce como Teoría Tridimensional a la tesis que se opone a la concepción normativista del Derecho al afirmar que éste no sólo irradia una realidad conformada por normas sino también por la conducta humana. y un aspecto axiológico. hallándose íntimamente ligados pero sin confundirse. básicamente. como norma o como precepto dictado de acuerdo a los requisitos que impone la Constitución (que correspondería al positivismo). que las leyes vigentes y eficaces de diversos países no se funden en principios generales comunes. no son las normas jurídicas como piensa la doctrina tradicional. es decir. es decir. que considera al Derecho como hecho. y el valor justicia se realiza en el mundo jurídico a través de los hombres. • 17 • . los aspectos más destacados del iusnaturalismo. que el fenómeno jurídico es una totalidad compleja integrada por tres elementos: conductas. “norma. para acceder a cada dimensión por los métodos que contribuyan a un debate más esclarecedor. el positivismo y el historicismo para señalar que el Derecho tiene una realidad tridimensional como valor o portador de valores (que correspondería al iusnaturalismo). normas y valores. El creador de esta teoría fue el jurista argentino de origen alemán WERNER GOLDSCHMIDT (19101987). 21. permitiéndonos valorar las conductas y las normas. En líneas generales. No hay Ciencia del Derecho en abstracto. y como hecho social. una forma de conocimiento positivo de la realidad social según normas o reglas objetivadas en el transcurso del proceso histórico. lo que se conoce como “mundo jurídico”. pasada o actual. el Derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia. Y Cossio lo logró poniendo en contacto el pensamiento especializado del jurista con el pensamiento filosófico fundamental. el Derecho. en síntesis. como experiencia efectiva.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM ciencias” de la que tanto hablaba Heidegger. El tridimensionalismo rescata. el trialismo consigue integrar las tres “jurísticas”. El creador de esta doctrina teórica es el filósofo y jurista brasileño MIGUEL REALE (1910-2006). tanto las normas (dimensión normológica) como los repartos (dimensión sociológica) y los valores (dimensión axiológica) forman parte del mundo jurídico. sino la conducta humana. los cuales forman. en líneas generales. el entendimiento del Derecho como valor de justicia. positivizado o concretado en el espacio y en el tiempo. captados por normas que los describen e integran. Esto no significa. un objeto jurídico compuesto por repartos de potencia e impotencia (es decir. quien sostiene que en la experiencia jurídica existen tres aspectos o elementos complementarios básicos: un aspecto normativo. De esta suerte. Ninguna de estas tres nociones puede dar cuenta individualmente del Derecho. todas necesarias. como encarnador de las costumbres sociales más relevantes (que correspondería a la escuela histórica). en conjunto. la ciencia del Derecho es. para la teoría tridimensional de Reale. como objeto. que las requiere ineluctablemente.

es una expresión lingüística. Como el Derecho se construye de manera paulatina mediante “escalones”. La ciencia jurídica de la justicia (Jurística Dikelógica) se compone de una parte general. al que supera y enriquece con aportes sociológicos y axiológicos fundamentales. la posición de la teoría trialista. El vocablo “imperativo” implica específicamente una orden de carácter obligatorio que lleva consigo una sanción estatal en caso de que fuese inobservada. en consecuencia. Puede estar constituido por normas y otros enunciados. ¿Qué entendemos por “norma jurídica”? Entendemos por norma jurídica un precepto de naturaleza imperativa elaborado e instituido por la respectiva autoridad competente con la finalidad de regular la conducta social del hombre. El trialismo resulta ser. La conceptualización de las adjudicaciones aisladas da lugar a la exposición de normas e imperativos aislados. Además. mientras que la contemplación del orden de adjudicaciones es origen del ordenamiento normativo. sin que por ello deje de ser un sistema normativo. por lo que puede ser descrita como una teoría realista. y empleando el criterio de la lógica formal. que constituye una fenomenología. en una proposición implicativa bajo el siguiente enunciado: • 18 • . El texto normativo. que trata de la justicia como valor.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • El propio Goldschmidt señala al respecto lo siguiente: “Cuando analizamos en profundidad. A manera de ilustración. El análisis del contenido de la justicia se divide a su vez. ya sea como: 1. una filosofía que propone una visión orgánica concreta de esas dimensiones. una norma jurídica impone deberes y confiere derechos. seguida de la ley. en cuyo caso son integradas por otras normas del mismo ordenamiento jurídico al cual pertenecen. se considera que la norma jurídica fundamental es la Constitución. Todo ordenamiento jurídico está compuesto en su mayor parte por textos normativos. lo que le permite visualizar conflictos de intereses y discutir las auténticas metas del Derecho. las decisiones administrativas y los actos jurídicos. Una prohibición No es necesario que un sistema normativo esté constituido sólo por normas. sino que impera sobre él. aunque es frecuente que ciertas normas determinen sólo deberes o sólo derechos. es decir. una descripción adecuada del mundo jurídico. lo que quiere decir que no requiere. los cuales son descritos e integrados por normas (dimensión normológica). por lo general. Una autorización o permiso 3. es el sentido que el jurista desprende del texto normativo. siendo la justicia (dimensión dikelógica) la encargada de valorar dichos repartos y normas. el trialismo de Goldschmidt exige una fórmula de integración entre las dimensiones que sólo puede buscarse a la luz de la filosofía. para su validez. lo que significa que las fuentes de la creación jurídica comprenden grados cada vez menos generales. el mundo jurídico resulta para el trialismo un conjunto de repartos (dimensión sociológica). Aprovechando los aportes normológicos derivados de la doble purificación kelseniana y tomando en cuenta las dimensiones sociológica y axiológica. entonces. La norma jurídica se transforma. 22. La norma jurídica es completamente distinta de la norma común y corriente (llamada también a veces “norma moral”) debido a que es heterónoma. Una obligación 2. porque urge investigar la justicia de las adjudicaciones aisladamente consideradas y las del orden de las adjudicaciones”. Las normas jurídicas constituyen enunciados que correlacionan una conducta con una determinada consecuencia normativa. con primacía del valor objetivo de justicia. así como una parte Especial que aborda la forma de la justicia (Dikelógica Axiológica) y su contenido (Dikelogía Axiosófica). Pero se debe tener en claro que no se debe confundir “norma jurídica” con “texto normativo”. diremos que la norma jurídica asume la forma de un mandato en el que a cierto supuesto debe seguir una consecuencia lógico-jurídica. Sus diferencias con el positivismo jurídico también son evidentes: si éste último ciñe el Derecho estrictamente al aspecto normativo. vemos que la ciencia jurídica normológica (Jurística Normológica) capta e integra las adjudicaciones de potencia y de impotencia mediante normas imperativas. de la adhesión íntima del sujeto. la teoría trialista brinda un marco mucho más comprensivo y adecuado que el esquema de aquel. La norma jurídica en un precepto. como tal. A diferencia del tridimensionalismo.

Recae sobre el hombre como individuo. La consecuencia es el resultado que se atribuye al cumplimiento del supuesto normativo que ocasiona el • 19 • . el nexo y la consecuencia. . una salvedad. como hemos indicado antes.Es de carácter puramente imperativo. contenido jurídico alguno.Se dirige a nuestra libertad interior. ¿Toda norma tiene necesariamente contenido jurídico? No.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM “Si tu acción causa daños y perjuicios a otra persona.Es de carácter imperativo-atributivo. . . entonces tendrás que asumir la responsabilidad a través de una indemnización”. una norma no tiene necesariamente contenido jurídico. 25. puesto que es posible recurrir a la fuerza socialmente organizada para su cumplimiento. Norma moral . Como factor fundamental de las relaciones humanas y debido a que su ejercicio no obliga a responder frente a criterios imperativos ni sanciones por parte del órgano estatal debidamente reconocido. . dado que impone una obligación y concede a otro la facultad de exigir el cumplimiento del deber. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una norma jurídica? En general. ¿Qué diferencias existen entre una norma moral y una norma jurídica? Las principales diferencias entre una norma moral y una norma jurídica son las siguientes: Norma jurídica . toda norma jurídica está conformada por tres elementos esenciales: el supuesto. 24. Este tipo de conducta no es creada por agentes exteriores al sujeto sino que se encuentra inmerso en lo más profundo de su fuero interior. El supuesto consiste en el planteamiento que contiene la norma y cuyo cumplimiento traerá consigo la ocurrencia de la consecuencia. el cumplimiento de la norma de contenido jurídico está garantizado por la legítima posibilidad del uso de la fuerza estatal y que apunta a la realización de aspiración del orden. Heteronomía. se encuentra respaldado por la fuerza del Estado en caso de que se produzca su incumplimiento. Una norma jurídica presenta cuatro características fundamentales que permite diferenciarla de una norma de conducta: x x x x Exterioridad. sin embargo. Tanto el carácter exterior como heteronómico de la norma jurídica exigen. . . ya que no alcanza el fuero interno.No emplea la coacción. 23. Cuando nos referimos al vocablo “norma” desprovista de cualquier adjetivo también podemos dar a entender un patrón de comportamiento social y afectivo que el individuo exterioriza frente a sus semejantes. Bilateralidad. Coercibilidad. y es que al someter la conducta del hombre y proveer de actos de producción que son ejecutados por entes que el respectivo ordenamiento habilita para tal fin. . .Rige actos exteriores sin atender a los motivos. pues es de sujeción al querer ajeno.Tiene por objeto las relaciones entre personas.Se impone mediante la coacción.Es heterónoma. El mandato. esta “norma” no contiene. El nexo es la vinculación entre el supuesto y la consecuencia.Es autónoma. bajo ningún punto de vista. la paz y seguridad social.

¿Cuántas clases de normas jurídicas existen? Aunque existen diversos criterios para clasificar a las normas jurídicas. La estructura lógica que conforman los elementos de una norma jurídica es la siguiente: Si p entonces q Supuesto nexo lógico consecuencia p q 26. fármacos. c) Normas de Derecho Interno y Normas de Derecho Externo. a futuro. Las normas de organización son las que estructuran el funcionamiento de los órganos del Estado y su producción legislativa como también aquellas reglas que permiten el actuar de los sujetos privados. Las normas jurisprudenciales son las resoluciones judiciales que solucionan casos concretos y tiene efectos vinculantes. Finalmente. Las normas negociales son las que provienen del ejercicio de la autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales entre las personas. b) Normas de organización. etc. V. que independientemente de su valor. de conducta y de composición. Jurisprudenciales. Las primeras emanan de la Constitución Política y de las entidades públicas con capacidad de generar normativa pues son poseedores del ius imperium. para fines didácticos podemos establecer un criterio general y mencionar los siguientes: a) Normas de Derecho Público y Normas de Derecho Privado. Las normas legislativas son las que provienen de las leyes emanadas de las autoridades con poder para sancionarlas. por la importación de libros y materiales educativos para uso exclusivo de las escuelas nacionales. nuevas disposiciones (consecuencia) respecto a la reducción o eliminación de gravámenes de otro tipo de rubros (productos alimenticios. • 20 • . Las segundas conforman la normativa que permite las relaciones entre los Estados como sujetos del Derecho Internacional. Doctrinales y Negociales. Finalmente. las normas de conducta se refieren a las actividades regulares de los sujetos comprendidos dentro de un ordenamiento jurídico respecto de lo que pueden o no pueden hacer así como las formas de efectivizar sus actividades. una obligación. pues hay tantos tipos de clasificación como autores han desarrollado el tema. d) Normas Legislativas. G. De otro lado. El posterior debate (nexo) del proyecto en mención analizará las ventajas y desventajas de su promulgación.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • nacimiento de una situación jurídica concreta (creación de nuevas normas jurídicas.). las normas de composición solucionan los problemas derivados de distribuciones de bienes entre quienes se encuentran asociados pues establecen los criterios que deben aplicarse en supuestos genéricos. la promulgación de la ley respectiva puede generar. Las normas consuetudinarias constituyen las prácticas reiteradas de ciertas conductas que se asumen como costumbres.) Ejemplo: Un proyecto de ley (supuesto) sobre la conveniencia de reducir el I. etc. Las segundas rigen las relaciones particulares supuestamente en condiciones de igualdad. Las normas doctrínales son las opiniones versadas de los grandes estudiosos del Derecho. un derecho. Consuetudinarias. no son normas para nosotros aunque en la Historia del Derecho sí lo han sido en ciertas épocas. una modificación de la norma anterior. Las primeras constituyen la aplicación del criterio espacial de las normas ya que hacen alusión a las normas que tiene vigencia dentro del territorio donde se aplican.

social e intersubjetiva. la generalización y la deducción para analizar los conceptos.sobre la base de relaciones de fundamentación. y Dimensión Valorativa. Las normas regulares se fundamentan en principios generales que estructuran a todo el ordenamiento jurídico en tanto que las normas excepcionales no se sujetan a dichos principios en razón de circunstancias especiales previstas por la normativa misma. Las primeras son normas que se aplican sobre los ciudadanos sin que medie aceptación de ellos mientras que las segundas son aquellas que se cumplen solamente con consentimiento de los involucrados. c) Normas Dinámicas. f) Normas Rígidas y Normas Flexibles. AGUILÓ formula una clasificación atendiendo a las dimensiones del Derecho: a) Normas Regulativas. de lo expresado y del sentido de sus términos. pues sirven de guías de conducta.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM e) Normas Imperativas y Dispositivas. quien menciona tres tipos: a) Normas Determinativas. 27. El ordenamiento jurídico también puede ser considerado como el conjunto de normas y proposiciones -ordenados y articulados. Si nos remitimos al estudio estricto del derecho como sistema normativo. Son aquellas que establecen las conductas necesarias para la existencia o producción de resultados institucionales. La noción misma de sistema conlleva la afirmación de que las normas jurídicas no se presentan aisladas sino que constituyen un todo. ¿A qué denominamos “Ordenamiento Jurídico? Se llama ordenamiento jurídico al conjunto de normas que lo constituyen. porque ordenan conductas consecuenciales. esto es. De aquí que las normas dispositivas se puedan subdividir en normas interpretativas y en normas supletorias: las primeras permiten comprender los alcances de una norma. La relación entre ordenamiento jurídico y norma es el de todo con la parte. lo que implica la capacidad para modificarlas o renunciar a ellas. Dichas normas emplean el valor de justicia para regular la conducta dentro de la sociedad. Las normas flexibles son de contenido genérico y hay variedad de soluciones en la aplicación de las normas a cargo del juez. Las primeras tienen un contenido específico que no es modificable ya que el juez solamente procede a la verificación de su acontecimiento. las segundas son las que se aplican cuando los interesados no disponen cosa alguna respecto a un tema concreto que carece de norma imperativa. Son aquellas que se limitan a definir. Son aquellas que tienen estructura que implica movimiento. las definiciones y los razonamientos lógicos. pues permiten la justificación de una conducta. g) Normas Regulares y Normas Excepcionales. • 21 • . contemplan dos niveles internos: Dimensión Directiva. nosotros consideramos que la clasificación más útil para las normas jurídicas es la que propone ALVARADO VELLOSO. Son aquellas que presentan una estructura disyuntiva porque ordenan sólo una conducta y prevén la sanción de su incumplimiento. Son aquellas que ordenan. en cambio. esto no significa negar que el derecho sea experiencia humana. b) Normas Constitutivas. En otras palabras. sin ordenar conductas. sino que implica estudiar el derecho desde la abstracción. la alternativa presentada es excluyente: en cualquier caso la relación se agota. prohíben o permiten la realización de acciones o la producción de estados de cosas. un plexo ordenado de disposiciones normativas. es decir. Al mismo tiempo. Para fines didácticos. b) Normas Estáticas. derivación y coordinación. cada una de las alternativas prevé una actividad y una inactividad (siempre son normas de procedimiento). es de carácter cuantitativo.

HANS KELSEN consideraba que todo sistema jurídico era completo como resultado del principio según el cual “lo que no está prohibido está permitido”. pues allí donde estos no existen no hay necesidad de un ordenamiento jurídico. La laguna normativa es aquella en que el caso no se halla previsto ni resuelto por las normas vigentes. pues la sociedad ha confiado al Estado la capacidad de producir y mantener al ordenamiento jurídico. en los diferentes rangos que ellas tienen. las normas provienen de diversas fuentes ya que no solamente el Congreso de la República dicta leyes sino que delega sus funciones en el Poder Ejecutivo. es decir. que se entiende como la existencia de ordenamientos diferentes entre los países. La intersubjetividad. La estatalidad. en la incapacidad de precisar cuáles son completamente vigentes. para algunos autores. como CARLOS ALCHOURRÓN y EUGENIO BULYGIN. La vigencia. las antinomias. trata de seguir planteamientos que le aseguren vigencia permanente.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • 28. consideran que sí existen lagunas en el Derecho. es decir. que supone la inexistencia de normas incompatibles entre sí. La universalidad. señalan las siguientes: x x x La unidad. La exclusividad. aquellos conceptos y conductas que le pueden ser de utilidad. ¿Cuáles son las principales características de todo Ordenamiento Jurídico? Las principales características de todo ordenamiento jurídico son las siguientes: x x x La autonomía. que se refiere al escalonamiento de las normas. pero otros autores. La sistematicidad. La relación entre estos dos conceptos es de género a especie. La complejidad. los vocablos “Ordenamiento Jurídico” y “Orden Jurídico” no son sinónimos. x Respecto a las características que debe presentar todo ordenamiento jurídico. que se refiere a la pretensión de construir una unidad coherente piramidal de las normas. que también produce una gran cantidad de normativa en aplicación de delegaciones o por la naturaleza de sus órganos de aplicación cotidiana. cada uno con su propia organicidad y lógica de interacción con su sociedad. Aunque la producción de las normas no cesa (pues el ordenamiento jurídico esta siempre abierto). El concepto de plenitud esta vinculado con el concepto de lagunas del derecho. es decir. La plenitud. El orden jurídico se refiere concretamente al conjunto de normas que rigen una determinada área del ordenamiento jurídico. se dice que hay una laguna cuando un caso no ha sido previsto por el legislador. que se traduce en la expresión de la realidad regulado por el Derecho. Así. • 22 • x x x x . Además. pues constata la necesidad de dos partes existentes. que se expresa en el gran número de normas existentes. su construcción unas sobre otras en aplicación de los niveles normativos que cada sociedad se provee. 29. Entre algunas de las principales características que mencionan estos autores respecto a un ordenamiento jurídico concreto. que consiste en la constatación de la existencia de un único ordenamiento jurídico a la vez dentro de un país. La coherencia. que se manifiesta en la capacidad entre los Estados de comparar sus respectivos ordenamientos y obtener las experiencias de los demás. ¿Son sinónimos los vocablos “Ordenamiento Jurídico” y “Orden Jurídico”? No. que consiste. en que éste tiene supuestamente la propiedad de contener normas para regular todo caso concreto. pues unas dejan sin efecto a otras en forma parcial o total.

cada norma tiene un campo de aplicación que entra en conflicto con la otra y otro campo donde se puede aplicar sin provocar conflicto. En este supuesto se reconoce la contradicción existente entre las normas. ninguna de las dos normas sin que entren en conflicto. 9 • 23 • . que tiene un campo de aplicación adicional donde puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la primera. 31. En este caso predomina la norma permisiva por sobre la prohibitiva norma imperativa. Principio de la especialidad. Establece que una ley posterior derogue a una anterior.7 En cuanto a una antinomia del tipo “parcial-parcial”.8 33. Aquí. no pudiéndose aplicar. Establece que una norma superior prevalece sobre la inferior. Este supuesto permite escoger una norma perteneciente a una materia específica por sobre otra de carácter genérico. no pudiendo ser contradictorias entre sí. pero sin excluir una tercera interpretación y solución. la Constitución prevalece sobre toda otra norma jurídica y éstas se deben ajustar a ella. Principio del in dubio pro reo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 30. se resuelve empleando el precepto constitucional que señala la aplicación de lo más beneficioso al reo. ésta manifiesta cuando la coincidencia entre las normas es sólo en parte. mientras que otra norma permite a los alumnos de esa misma Universidad fumar en las aulas durante los recreos. x x x x 32. existe otra que permite o prohíbe un mismo comportamiento. mientras una norma obliga un determinado comportamiento. Principio que es de exclusiva aplicación en el ámbito penal. necesariamente deben cumplir con los requisitos de pertenecer a un mismo ordenamiento jurídico y un similar ámbito de validez. Principio de jerarquía normativa. para que se manifieste tal situación. Un ejemplo de ello lo tenemos en una norma que prohíbe a los alumnos de una Universidad fumar en las aulas durante las clases. ¿Cuándo se produce una antinomia del tipo “total-parcial”? Una antinomia del tipo “total-parcial” se produce cuando una de las normas no puede ser aplicada en ningún caso sin entrar en conflicto con la otra. Principio de la ley favorable. Tenemos un ejemplo concreto de este tipo en una norma que prohíbe a los alumnos de una Universidad fumar en las aulas durante las clases. Así. Un caso concreto de ello podemos apreciarlo en una norma que prohíbe a los alumnos de una Universidad fumar en las aulas en todo momento. y otra que permite a los alumnos de esa misma Universidad fumar en las aulas durante las clases. ¿En qué consiste una antinomia “total-total” y una “parcial-parcial”? Una antinomia del tipo “total-total” se produce cuando los ámbitos de validez de las normas son totalmente coincidentes. Así. ¿A qué se denomina “antinomia”? Se conoce con el nombre de antinomia a la existencia de dos o más normas jurídicas que resultan incompatibles entre sí y que además se encuentran en un mismo espacio de validez. La existencia de las antinomias no se produce bajo cualquier circunstancia jurídica sino que. Principio del tercero permitido. en ningún caso. y otra que permite a los alumnos de esa misma Universidad fumar en las aulas durante los recreos. ¿Cuáles son los criterios para la solución de antinomias? La diversidad de criterios para la solución de antinomias permite su solución sobre la base de seis supuestos: x x Predominio de la vigencia de la ley más actual.

la ignorancia o práctica en contrario de una ley no puede ocasionar su abrogación. En su versión más moderna. es decir. Estaremos ante una Derogación Expresa cuando una norma derogatoria cita de manera estricta aquellas normas que son derogadas por ella. ¿Cuántos criterios de abrogación existen? Existen dos criterios de abrogación de una norma jurídica: Expresa y Tácita. 38. su supresión total o sustitución por otra norma de igual o mayor jerarquía. ¿Qué se entiende por subrogación de una norma jurídica? Se entiende por subrogación de una norma jurídica el acto de sustituir o reemplazar la totalidad del texto íntegro de dicha norma por otro semejante. ¿Qué es la Congruencia Jurídica? La doctrina define a la congruencia jurídica procesal como aquella identidad jurídica entre lo resuelto por el juez con las peticiones y oposiciones del demandante y demandado. Se debe tener en cuenta que la costumbre. Así. una ley o un código). ¿Qué entendemos por abrogación de una norma jurídica? Entendemos por abrogación la pérdida de vigencia de todo un cuerpo normativo. la congruencia es “la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. por lo tanto. implícitamente. la acción contraria a la promulgación). ya sea ésta de rango de ley o inferior (la derogación sería. 37. Será Derogación Tácita cuando una norma deroga. por ejemplo. al igual que el poder ejecutivo puede promulgar y derogar normas con rango reglamentario. estaremos ante un caso de abrogación cuando el Código Procesal Constitucional peruano sea reemplazado en su totalidad por otro código similar. pues sirve para identificar a un tipo de negocio jurídico mediante el cual una persona sustituye a otra en una obligación. Subrogación es un vocablo jurídico que se emplea usualmente en la teoría de los contratos. La derogación puede ser de dos tipos: Expresa y Tácita. Para GUASP. • 24 • . De allí que el poder legislativo pueda promulgar y derogar normas con rango de ley. Por lo tanto. 35. ¿A qué se denominan derogación de una norma jurídica? ¿Cuántos tipos de derogación existen? Denominamos derogación a la pérdida de vigencia de una norma que se encuentra formando parte de un cuerpo legislativo (como por ejemplo. respectivamente. La Abrogación Expresa consiste en dejar sin efecto una disposición legal por una disposición específica o en virtud de un precepto contenido en una disposición posterior.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • 34. la subrogación puede darse en cualquiera de las dos posiciones de una obligación: deudora y acreedora. más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan el objeto”. a todas aquellas normas anteriores a esa y cuyo contenido sea contrario a la norma recién promulgada. es decir. La Abrogación Tácita consiste en dejar sin efecto una disposición legal como resultado de la incompatibilidad existente entre las disposiciones de la misma ley y la anterior. 36. se deja sin efecto a uno o varios artículos. se dice que es el procedimiento a través del cual se deja sin efecto a una disposición normativa. Suele decirse generalmente que tienen poder de derogar normas todos aquellos órganos que tienen poder para promulgarlos.

o como el periodo de adaptación previa a la plena vigencia. en aquellos casos en que “las sentencias fallen sobre objetos diferentes al pretendido”. - • 25 • . . si partimos de su origen románico. para preparar su correcta aplicación. por lo que se establecen normas de aplicación subsidiaria.Incongruencia por Ultra Petita (ne eat iudex ultra petita partium). que una norma que establece un plan de estudios tenga una vacatio legis hasta el curso siguiente. . ¿Qué es la vacatio legis? La vacatio legis (pronúnciese vacacio leguis) es una locución latina empleada para demarcar el lapso en que las leyes ya promulgadas no rigen aun por no haber sido todavía publicadas oficialmente.Incongruencia por Citra Petita (ne eat iudex citra petita partium). esto es. . los tipos de incongruencia más conocida son: . Si bien es habitual que la propia norma establezca el momento de su entrada en vigor. Por la necesidad de un plazo para emitir otras normas accesorias. tenemos las siguientes: Por motivos de publicidad ante la necesidad de que las personas a quienes se va a aplicar la norma deban estudiarla primero. existen tres tipos de incongruencia jurídica: positiva. Par este autor. como por ejemplo. negativa y mixta. ¿Cuántas clases de Incongruencia Jurídica existen? Bajo los parámetros de la doctrina clásica y tratando de establecer un punto de partida. esto puede no ser así. La incongruencia es mixta cuando concurre “una combinación de la positiva y de la negativa”. ¿Cuándo se produce una Incongruencia Jurídica? Existe una incongruencia jurídica cuando no hay identidad jurídica entre lo resuelto por el juez y lo peticionado por las partes. se sobreentiende que lo hará 20 días después de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. la clasificación de GUASP es la más conveniente.Incongruencia por Extra Petita (ne eat extra petita partium).Incongruencia por Infra Petita (ne eat iudex infra petita partium). 41. También se incurre en incongruencia cuando el juez concede en la sentencia más de lo pedido por el actor o más de lo resistido por el demandado. para que se aplique desde el principio. Un ejemplo concreto de vacatio legis lo podemos encontrar en España. Por cuestiones prácticas diversas. o también por no haber llegado la fecha a partir de la cual se dispuso que comenzara su vigencia. dando o rechazando más cuantitativamente o cualitativamente de lo que se reclama”.10 También se ha hecho costumbre designar como vacatio legis al periodo que transcurre desde la publicación de una norma jurídica hasta que ésta entra en vigor. Por motivos técnicos. La incongruencia es positiva cuando “la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido. La incongruencia es negativa cuando “la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones procesales”. 40. donde si una ley no establece un plazo específico para su entrada en vigor.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 39. Ahora bien. Entre las distintas razones que justifican un periodo de vacatio legis.

de tal manera que entablen las relaciones que mejor convengan a sus intereses. 44. Igualdad (al menos teórica) en las relaciones entre los sujetos que intervienen en ella. Sus normas favorecen los intereses particulares de los individuos. a su vez. . una norma dispositiva es aquella que se cumple solamente con consentimiento de los involucrados. Derecho Privado Predomina la autocomposición de los intereses en conflicto y las normas de corte dispositivo. que son aquellas que permiten comprender los alcances de una norma. podemos establecer las siguientes diferencias entre el Derecho Público y el Derecho Privado: Derecho Público . normas jurídicas sobre la propia organización del aparato estatal y todas sus funciones. lo que implica la capacidad para modificarlas o renunciar a ellas. Por otro lado. y normas supletorias. - - 46. Cuando una norma de contenido genérico admite variedad de soluciones en la aplicación de las normas a cargo del juez.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • 42. se dice que es flexible. ¿Cuáles son las diferencias más saltantes entre el Derecho Público y el Derecho Privado? Sobre la base de las definiciones expuestas anteriormente. ¿A qué denominamos Derecho Público? ¿Qué es el Derecho Privado? Denominamos Derecho Público a aquel ordenamiento jurídico que regula la organización y funcionamiento del Estado y sus relaciones con los ciudadanos y entidades privadas. en síntesis. no obstante.Predomina la heteronomía y las normas de corte imperativo y obligatorio. las leyes dejan en libertad a los interesados para establecer sus relaciones. • 26 • . el Derecho Privado es aquel conjunto de normas que regulan los actos y las relaciones de los particulares entre sí. ¿A qué se denomina norma imperativa y norma dispositiva? Una norma imperativa es aquella que se aplica sobre los ciudadanos sin que medie aceptación por parte de éstos. La capacidad para alterar o renunciar a una norma dispositiva permite.Sus normas favorecen la consecución del interés público. que se aplican cuando los interesados no disponen cosa alguna respecto a un tema concreto que carece de norma imperativa. 45. Contiene. ¿Cómo se llama aquella norma cuyo contenido específico no es modificable? ¿Y aquella de contenido genérico con variedad de soluciones en la aplicación de las normas a cargo del juez? Aquella norma cuyo contenido específico no es modificable se denomina rígida. con los requisitos de coherencia y conformidad con la normativa regulatoria del proceso de producción legal. La validez de la norma jurídica debe cumplir. 43. En contraposición. Aquí. subdividirla en dos tipos: normas interpretativas. ¿Cuándo se considera que una norma jurídica es “válida”? Se dice que una norma jurídica es “válida” cuando proviene del órgano competente para dictarla y se ha observado la manera apropiada prevista para dictarla. .Desigualdad en las relaciones entre los sujetos derivada de la posición soberana o imperium con que aparecen revestido el o los organismos públicos (poderes públicos) que en ella intervienen.

o sea. que la norma entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. innova. ¿Cuáles son los criterios implicados al conflicto de normas en el tiempo? Los criterios implicados al conflicto de normas en el tiempo son los siguientes: a) Aplicación Inmediata. 50. mientras que la nueva ley rige los hechos cumplidos desde su promulgación. c) Aplicación Retroactiva. • 27 • . ¿La promulgación de una ley es necesariamente el punto de partida de su vigencia? La promulgación de una ley no es necesariamente el punto de partida de su vigencia. la vigencia de una norma jurídica se produce cuando se cumple con el requisito de la publicación. previos a su propia vigencia. plantea otra manera de legislar. Aquí se aplica la norma en un momento del futuro posterior a la entrada en vigencia de la misma. cuando las modificaciones se realizan con la excepción de las situaciones que hayan sido objeto de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y en las cuales se aplicó la norma que luego fue derogada. Esta teoría se basa en la creencia de que las normas dictadas con posteridad son mejores a las normas anteriores debido a la aplicación de nuevas técnicas y a la asimilación de las experiencias con la normativa precedente. Existen casos en que ciertas normas plantean su vacatio legis (periodo de adaptación previa a la plena vigencia) para que la efectividad de la norma se garantice o porque dispone de la promulgación de otras normas de menor jerarquía que permitan su cabal cumplimiento. Si la norma versa sobre un tema novedoso entonces sí se podría hablar de un universo que se abre. admite dos modalidades: Restitutiva.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 47. esta teoría no incluye a las facultades (atribuciones genéricas para una actuación conforme a derecho) ni a las expectativas (posibilidades que no se han actualizado). d) Aplicación Diferida. en su artículo 109º. Nuestra Constitución de 1993 señala. 49. vuelve a una etapa anterior y toda una gama de probabilidades que constituyen de la aplicación de la ley en el tiempo un campo de análisis que necesita precisiones conceptuales. situaciones y acontecimientos anteriores a su aplicación inmediata. cambia una concepción. ¿cuándo se produce la vigencia de una norma jurídica? En nuestro ordenamiento jurídico. las normas jurídicas forman parte. salvo que la propia norma disponga expresamente otra fecha. Este criterio se aplica para que la norma rija relaciones. 48. Según nuestro ordenamiento jurídico. La primera hipótesis señala que una vez que adquirimos derechos que luego pasaran a formar parte de nuestra esfera particular. En esta situación se aplica la norma a las relaciones. pues la modificación es completa respecto de la citación normativa antecedente. Sin embargo. y Ordinaria. situaciones y acontecimientos que suceden desde que la norma entra en vigencia hasta el momento de su derogatoria. En este caso se aplica la norma a las relaciones. situaciones y acontecimientos que se producen después de la derogatoria o modificatoria expresa o tácita de la norma. ¿cuáles son las teorías que giran alrededor de la seguridad jurídica y la innovación de las normas? Son dos las teorías que giran alrededor de la seguridad jurídica y la innovación de las normas: la Teoría de los Derechos Adquiridos y la Teoría de los Hechos Cumplidos (Teoría Moderna). A su vez. de un engranaje en el que una norma da un sesgo que antes no fue igual. nada ni nadie puede privarnos de ellos. La segunda hipótesis señala que los acontecimientos cumplidos durante la vigencia de la norma anterior se rigen por ella. b) Aplicación Ultractiva. Con relación a la dinámica del conflicto en el tiempo. por lo general. Sin embargo.

Esto significa que las leyes no tienen efecto en situaciones ocurridas antes de su promulgación salvo que en ellas se disponga lo contrario. De allí que sea posible e incluso deseable que una norma establezca que su aplicación no sólo se haga sobre hechos futuros sino que se aplique también a hechos anteriores a su aplicación. de manera concurrente. válido en todos los tiempos y en todos los lugares. con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas. lo que quiere decir que rige hacia el futuro. En otras palabras. salvo circunstancias especiales que favorezcan. pues. La racionalidad exige. a falta de ésta. tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común. En muchas constituciones el principio de irretroactividad se entiende como un planteamiento básico de la organización jurídica del Estado. o bien alterando o afectando un estado jurídico persistente. la retroactividad se manifiesta cuando una ley es aplicada a un hecho que ha ocurrido antes de su promulgación. La retroactividad de las normas permite cubrir espacios de vacío jurídico (lagunas en el ordenamiento jurídico) y sirven para corregir aspectos indeseables de normas anteriores que el legislador no pudo prever y que se considera de vital importancia modificar con efectos retroactivos. El fundamento de la irretroactividad de la ley podemos encontrarlo en la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico. El principio es lógico. Aunque la ley es por principio irretroactiva. por ser una coordinación de posibilidades racionales. El principio de irretroactividad de la ley nace en el Derecho romano y se extiende luego por el mundo. siendo una de esas excepciones el caso de la retroactividad. Lo anteriormente expuesto indica que no se trata de un principio absoluto. siendo su finalidad otorgarle seguridad al mismo. que sólo se da cuando favorece al infractor de la ley. en la generalidad de las circunstancias se prohíbe. ¿Qué es la retroactividad de la ley? La retroactividad de la ley es un posible efecto de las normas o actos jurídicos que implica la extensión de su aplicación a hechos ocurridos con anterioridad a su promulgación. Se dice también que es un principio del Derecho que consiste en dar efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos. que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia. una sana adecuación de la forma jurídica al contenido material que se ha de ordenar. que los derechos adquiridos se mantengan y respeten a pesar de que la nueva ley no prevea derechos semejantes para el futuro. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual. actos o situaciones producidas con antelación al momento de que entra en vigor. al menos. ¿Cómo se define la irretroactividad de la ley? La irretroactividad de la ley es un principio elemental del Derecho que establece que la ley no se aplica a los hechos que se han producido con anterioridad a su entrada en vigor ni tampoco a los hechos posteriores a su derogación. es decir. la irretroactividad es un principio de aplicación más que de interpretación previa. convirtiéndose en un principio de aplicación de la ley aceptado universalmente.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • 51. pues cada vez que sobreviene un cambio en las leyes la derogación de una norma anterior y su relevo por una nueva ley plantea el problema de cuál ha de ser el alcance temporal de ambas. antes que formas únicas e inflexibles. pues el universo jurídico no admite posiciones de tal carácter. pues la seguridad de los ciudadanos y la propia equidad exigen que las situaciones creadas al amparo de la ley anterior se conserven o. • 28 • . existen excepciones concretas. 52. Dentro de la técnica jurídica. Se le llama retroactividad porque precisamente se aplica una reforma o un nuevo ordenamiento a una conducta o un hecho ya acontecido. bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior.

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

53. ¿A qué denominamos ultractividad de la ley? Denominamos ultractividad de la ley al principio jurídico que establece que una ley derogada sigue produciendo efectos y sobrevive para algunos casos concretos. En resumidas cuentas, consiste básicamente en que la ley derogada se aplica en determinadas circunstancias. Un ejemplo concreto de la ultractividad de la ley podemos observarla en las leyes procesales, puesto que las actuaciones y diligencias deben regirse por la ley vigente al tiempo de su iniciación. 54. ¿Qué es el Derecho Objetivo y a qué hace referencia? Se denomina Derecho Objetivo al conjunto de ordenamientos imperativos y atributivos que regulan la conducta externa del individuo dentro de la sociedad. También se dice, en general, que son las normas que rigen el actuar del hombre dentro de la sociedad. El concepto de derecho en sentido objetivo puede hacer referencia a: a) b) c) d) Las normas vigentes (Ejemplo: Derecho Peruano). El derecho observado en una cierta época o periodo histórico (Ejemplo: Derecho Hispano). Un sector o rama concreta de las relaciones jurídicas (Ejemplo: Derecho Tributario). Una rama más amplia (Ejemplo: Derecho Público).

En todos estos casos la alusión al Derecho se hace en sentido objetivo, identificándolo con el derecho positivo en cuanto sus normas o preceptos son dictados o reconocidos por el Estado. 55. ¿Qué entendemos por Derecho Subjetivo? Entendemos por Derecho Subjetivo a la facultad que tiene un sujeto frente a otro u otros con la finalidad de desarrollar su propia actividad. También se dice que es el conjunto de facultades, beneficios, privilegios, ventajas, inmunidades y libertades que nos pertenecen y de las cuales disfrutamos de origen y de esencia. 56. ¿Existe una correlación entre el derecho en sentido objetivo y el derecho en sentido subjetivo? Sí. Las expresiones Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo constituyen especificaciones de una misma realidad: el Derecho. Entre ambas acepciones se pone de manifiesto una correlación perfecta, puesto que mientras el Derecho Objetivo aparece como la norma que permite o prohíbe, el Derecho Subjetivo viene a significar el permiso o facultad que deriva de la norma. El Derecho subjetivo es una función del Derecho Objetivo. No se concibe fuera del Derecho Objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo, supone lógicamente la existencia de la norma que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud. En este sentido, “tener un derecho subjetivo” quiere decir que la norma vincula a una situación o a una conducta de un sujeto el deber de un cierto comportamiento de acción u omisión en otros sujetos. 57. ¿Cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales? Los conceptos jurídicos fundamentales son cuatro, a saber: 1. 2. 3. 4. El Sujeto de Derecho El Objeto del Derecho La Relación Jurídica El Deber Jurídico

58. Explique brevemente cada uno de los conceptos jurídicos fundamentales. Se considera como Sujeto de Derecho al centro de imputación de derechos y deberes, adscribible, siempre y en última instancia a la vida humana. Aunque esta categoría jurídica genérica de sujeto de derecho recae siempre y en última instancia en el ser humano, la vida humano no es solamente un dato biológico: en el

• 29 •

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • •

caso de los sujetos colectivos, el elemento valorativo está presente, puesto que el fundamento mismo de su organización se basa en una unidad de fines de valores que pretenden alcanzar sus integrantes. El sujeto de derecho siempre será un ser humano o un grupo de los mismos e, ineludiblemente, la estructura axiológica siempre estará presente en ellos. Por Objeto del Derecho entendemos todo bien, material o inmaterial, sobre el cual recae el poder jurídico del sujeto de derecho. Esta noción de objeto de derecho debe ser identificada, como puede observarse, con la de bien, es decir, cualquier entidad del mundo exterior, material o inmaterial, que tenga una individualidad propia y sea susceptible de someterse al poder de los sujetos de derecho. La Relación Jurídica viene a ser la mutua vinculación entre dos o más personas regulada por una norma de derecho. De esta definición se desprenden cinco elementos: Vinculación recíproca, vinculación entre personas, norma de derecho, objeto y hecho determinante del nacimiento de la relación. Finalmente, el Deber Jurídico es la conducta que exige la ley. En términos generales diferenciamos deber jurídico de otro tipo de deberes (como el moral y el de las normas de etiqueta) porque se trata de un deber externo al sujeto (uno mismo no se da normas de derecho, sino que proviene del exterior, de la sociedad), se puede emplear la fuerza para hacer cumplir una norma o castigar su trasgresión, y es bilateral, lo que quiere decir que el derecho de una persona es obligación para los demás y viceversa. 59. ¿Qué es la Argumentación Jurídica? ¿Por qué es importante? Se llama Argumentación Jurídica al conocimiento nuevo de donde debe partirse de algo conocido y se debe de llegar a algo por conocer. El filósofo-lógico KLUG sostiene que a partir de proposiciones que están dadas de antemano se pueden extraer otras que no lo están, proceso al cual se denomina “Teoría de la consecuencia lógica”. Toda premisa es ante todo un juicio y al ser expresado ese juicio se transforma en una proposición, la cual permite demostrar una teoría, una opinión, una hipótesis o una idea, que a su vez dan cuenta de los hechos por los cuales el argumento debería aceptarse y las conclusiones asumirse como los efectos necesarios de la inferencia. En el Derecho existen dos tipos de premisas: a) Premisa mayor.- En la lógica aristotélica es deductiva y contiene la regla o definición concreta, es el punto de partida. En la teoría general del derecho viene a ser la definición normativa que define la regla jurídica, la cual será comparada con el hecho o la relación de la realidad, para saber si es capaz o no de producir efectos jurídicos.

b) Premisa menor.- Es la proposición que establece un referido específico que se encuentra vinculada a la premisa mayor, la cual viene a ser el rango específico o referente que permite dar consistencia real al argumento, solo que como es menor, no necesariamente puede encontrarse en una sola proposición, sino que puede estar en más enunciados. En la teoría general del derecho la premisa menor es la que contiene el hecho real, que compuesto con la premisa mayor formará con propiedad la norma jurídica, aplicable al caso concreto, ya que, como afirma KELSEN, las formulaciones anteriormente mencionadas (premisa mayor) son normas generales, a partir de las cuales los tribunales deducen las normas individuales referidas al caso particular. Ejemplo: El artículo 2º, inciso 24, parágrafo f) de la Constitución peruana vigente, ordena que “ningún peruano podrá ser detenido arbitrariamente”, pero esto no pasa de ser un enunciado intrascendente, como lo es el artículo 5º de la Ley 27642, vigente desde el 20 de enero de 2002. Explicación: En el Perú, por ser un país en donde al parecer se producen constantes violaciones de derechos humanos, especialmente el derecho al libre tránsito, pareciera hacer necesario entender que la norma constitucional aparece desde un inicio, cuando realmente solo aparece como tal, al convertirla en

• 30 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

una norma específica de caso concreto, o sea, cuando la premisa mayor se enlaza con la menor. Es por ello que el alcance de la Ley 27642 sólo será relevante a un mundo jurídico en particular, pues reunir este presupuesto es bastante restringido. 60. ¿Qué es la Interpretación Jurídica? ¿En qué consiste? La Interpretación Jurídica es un proceso del razonamiento humano enfocado al esclarecimiento del sentido de una norma y la explicación de los acontecimientos que ocasionan un problema jurídico. Toda aplicación del Derecho implica su interpretación, por lo que interpretar es conocer por comprensión el sentido de un signo o un texto normativo. Los términos interpretar y comprender son, en este sentido, equivalentes. La tarea de interpretación comprende la determinación del sentido y la valoración que posee cada uno de los elementos consignados en el supuesto de hecho de la norma jurídica a los fines de esclarecer la consecuencia jurídica que la norma liga al supuesto de hecho. 61. ¿Cuáles son los criterios más comunes empleados en la interpretación jurídica? Los criterios más comunes que se emplean en la interpretación jurídica son los siguientes: a) Criterio tecnicista. Este criterio realiza una interpretación puramente jurídica de una norma recurriendo a instrumentos que conforman el Derecho. Emplea inicialmente, en tal sentido, el lenguaje para expresar una norma concreta, es decir, el uso de palabras apropiadas que luego deben enlazarse con el significado jurídico de los vocablos que el Derecho ha creado con la finalidad de analizar lo que se indica. Seguidamente interviene la Lógica, una disciplina que facilita la enunciación de una norma jurídica y proporciona sentidos adicionales a la interpretación. b) Criterio axiológico. Este criterio enfatiza que debe ser el intérprete quien debe tratar de acomodar el resultado de sus análisis a un grupo de valores que se supone deben prevalecer en la aplicación inmediata del Derecho. Su ventaja es que permite al intérprete escoger los valores a los cuales dará especial consideración, así como el análisis de elementos que se encuentran fuera de la norma jurídica. c) Criterio sociológico. Este criterio propone que la interpretación incorpore las costumbres, la idiosincrasia de las comunidades, los estilos de vida, el entorno social y las ideologías imperantes en ella, lo cual redunda en beneficio de la coherencia y precisión de la interpretación. d) Criterio teleológico. Este criterio propone establecer a priori una finalidad para la interpretación, es decir, que la forma de interpretar debe de acomodarse a una realidad concreta. 62. ¿Cuáles son los métodos más comunes de interpretación jurídica? Teniendo en cuenta que los métodos de interpretación jurídica son procedimientos ordenados y específicos para desentrañar lo que una norma jurídica quiere significar para luego obtener conclusiones positivas, la aclaración justificada y científica que puede efectuarse del contenido normativo puede hacerse a través de los siguientes métodos: a) Método literal. Este método se caracteriza por hacer uso de las categorías lingüísticas que se encuentran involucradas en la dación de una norma. Prescinde, para ello, de toda significación jurídica expresa e inequívoca por aplicación de un simple criterio de especialidad para enfrentar la construcción de una norma. b) Método lógico. Mediante este método se busca descifrar lo que desea decir la norma a través de la estructura de su creación, es decir, se trata de ubicar su ratio legis, independientemente de las excepciones que puedan presentar a principios básicos. c) Método sistemático por comparación con otras normas. Este método busca esclarecer los conceptos de una norma que ya ha sido expresado con certeza en otras normas o cuerpos legales. Para tal fin, compara el contenido de una norma con otra semejante para descubrir aquello que efectivamente dice

• 31 •

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • •

la norma. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las normas en comparación deben pertenecer al mismo nivel normativo general y no pueden ser prohibitivas porque se trata de excepciones. d) Método sistemático por ubicación de la norma. Mediante el uso de este método se pretende descubrir lo que quiere decir la norma a partir de los conceptos que le son afines dentro del área del Derecho en que se circunscribe. Si bien emplea criterios de grupo, conjunto y subconjuntos normativos, es decir, la estructura del Derecho para descifrar una norma, no siempre resulta clara la pertenencia de ésta a determinado grupo, conjunto o subconjunto o, lo que es más complicado, que la norma pertenezca a dos ámbitos. e) Método histórico. Este método implica descubrir la intención del legislador que redactó la norma para determinar lo que quiere decir y a partir de ello recién aplicar los contenidos expresados. Para este fin se recurre a la exposición de motivos y toda la documentación existente (inclusive las partes considerativas de las normas). f) Método sociológico. Este método interpreta la norma a partir de la realidad social en la que se aplicará, recurriendo para tal fin a otras disciplinas de las ciencias sociales que no guardan ninguna relación con la ciencia jurídica. 63. ¿Criterio y método de interpretación jurídica significan lo mismo? No, criterio y método de interpretación jurídica no significan lo mismo. Cuando hablamos de criterio nos estamos refiriendo a un tipo de juicio o discernimiento sobre un método de interpretación jurídica. En cambio, cuando hablamos de método, estamos refiriéndonos a un conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener un resultado, en este caso, partiendo de una norma jurídica. 64. ¿Qué es la ratio legis? Se conoce con el nombre de ratio legis (pronúnciese racio leguis) al fundamento que debe inspirar el contenido y alcance de las normas jurídicas que componen el Derecho positivo.11 Aplicada estrictamente al ámbito jurídico, la voz ratio (pronúnciese racio) implica el fundamento suficiente para justificar las normas y los actos de Derecho, como así las decisiones de los magistrados. Literalmente, la locución latina ratio legis se traduce como “razón de la ley” o “razón legal”. Siendo el caso que el Derecho Positivo es aquel conjunto de normas escritas que abarca toda la creación jurídica del legislador y que, por consiguiente, emanan como producto intelectual de éste último, se hace necesario conocer la justificación y eficacia de dichas normas. Dependiendo del enfoque del legislador positivista, los alegatos que apoyen la legitimidad de “su” particular tipo normas pueden desencadenar conflictos con los defensores del iusnaturalismo. 65. ¿Cuál es el principal problema que presenta el método lógico de interpretación jurídica? El principal problema que presenta el método lógico de interpretación jurídica es la pluralidad de sentidos válidos que pueden desprenderse de una norma. Así, para explicar el contenido de una norma a través de la estructura de su creación, un intérprete tomará un rumbo fijo y “válido” que lo conduzca hacia la interpretación propiamente dicha de la norma. Sin embargo, un segundo intérprete puede tomar otro camino y explicar la razón de ser de la norma indicada bajo otro punto de vista. La relatividad de ambas interpretaciones conlleva a que se manifieste una forma tendenciosa de la norma que se intenta interpretar, por lo que su eficacia tendría poca efectividad. 66. ¿A que se llaman “Apotegmas Jurídicos”? Se llaman Apotegmas Jurídicos a las proposiciones o argumentos tópicos que ayudan a resolver puntos concretos para los que los métodos de interpretación no tiene respuesta. Aunque no constituyen métodos de interpretación jurídica propiamente dichos, se pueden emplear (y se emplean) junto a éstos en la resolución de los problemas interpretativos.

• 32 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

De antigua existencia en el Derecho, los apotegmas jurídicos son expresados a menudo en latín, una lengua culta de la antigua Roma que se utilizó hasta la edad moderna y también en el cristianismo de occidente, y consisten en una serie de frases de uso habitual a la manera de proposiciones interpretativas, siendo las más conocidas de ellas: “Lo accesorio cede a lo principal”, “Nadie puede perder el derecho que no tiene”, “El que puede lo más puede lo menos”, etc. 67. ¿A que se llama “laguna” del Derecho? ¿En qué casos se producen? Se llama laguna del Derecho al suceso para el cual no existe norma jurídica aplicable. También se dice que es la manifestación de la ausencia de regulación jurídica dentro de un ordenamiento concreto. Para una laguna del Derecho no existe ni ley ni costumbre ni principio que pueda resolver ese caso. Una laguna del Derecho puede producirse en las siguientes circunstancias: a) Cuando un caso desprovisto de norma posee una racionalidad fundamentalmente semejante a otro caso que sí tiene prevista una normativa. Se trata de acontecimientos diferentes, pero ligados por una misma racionalidad. En estos casos se aplica la analogía y se estudia la ratio legis. La analogía es un método de integración jurídica que hace que la consecuencia de una norma jurídica se aplique a un suceso distinto del que se haya supuesto en la norma existente, pero que resulta esencialmente similar. b) Cuando un caso, de no tener una respuesta por parte del Derecho, produciría consecuencias agraviantes de los Principios Generales del Derecho y por ello se integra precisamente con dichos principios. c) Cuando se ha producido una norma genérica que necesita de legislación reglamentaria que todavía no se ha promulgado. Esta situación se llama laguna técnica. La solución más expeditiva y simple para solucionar la circunstancia planteada es la dación de la norma complementaria en tanto que el juez también puede solucionar provisionalmente con una resolución. No obstante, para algunos especialistas la laguna técnica es equivalente a un vacío del Derecho, mientras que para otros lo es también auque pueden plantearse excepciones por medio de la actividad jurisprudencial. 68. ¿Qué norma del ordenamiento jurídico peruano no es susceptible de interpretación auténtica? La norma que no es susceptible de interpretación auténtica en nuestro país es la Constitución. Ello se debe a que una norma debe ser interpretada auténticamente por la autoridad que la produjo en la misma forma que hizo para generarla, es decir, por un poder constituido. El poder constituido es aquel que surge y emana del poder constituyente expresando una nueva estructura jurídica, política, económica, social y cultural de un país. En el caso específico de nuestra Constitución, es una norma de carácter fundamental que ha sido establecida por un poder constituyente, es decir, por una denominación del poder que no sólo tiene la atribución de establecer dicha norma fundamental en nuestro ordenamiento legal, acto que precisamente establece el génesis del Estado peruano y su sistema político, sino también de modificarla o enmendarla posteriormente. Se distingue de aquí dos tipos de poder constituyente: el primario u originario y el derivado, siendo el primero de éstos el que precisamente establece la norma fundamental (Constitución). El poder constituyente originario no tiene fundamento en ninguna norma y, por lo tanto, no posee naturaleza jurídica. Esto se debe a que la tarea del poder constituyente se limita únicamente al campo político, más no al jurídico. Al ser “fuente “originaria del Derecho, el poder constituyente no cuenta, precisamente, con dicha naturaleza. El poder constituyente es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para constituir un Estado, al cual dota no sólo de una personalidad propia sino también de una organización jurídica y política que más le convenga. Por haber surgido de la voluntad del poder constituyente, la validez y dinamismo de nuestra Constitución se deben precisamente a la regulación de los modos de producción del Derecho, aparte de establecer la vía para el desarrollo y renovación del ordenamiento y garantizar su

• 33 •

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • •

unidad, atribuir competencias y sentar principios estructurales básicos que otorguen armonía al conjunto normativo. El poder constituyente es tributario actual de la antigua teoría del contrato social, según la cual las personas hacen un pacto para pasar a vivir en sociedad desde su estado de naturaleza anterior, estableciendo las normas a las cuales se atenderá en lo sucesivo su interacción dentro de un todo social. Una vez establecidas, estas normas regulan todos sus actos y son, por así decirlo, las “reglas de juego” que no deben ser incumplidas por nadie. El poder constituyente es, pues, “máximo”, se ejercita por el pueblo para organizar el Estado y produce la Constitución, razón por la cual los poderes constituidos están sometidos al poder constituyente y se ejercitan en observancia de las reglas constitucionales que lo fundamentan. Considerada como “fuente de fuentes”, la Constitución no se acomoda a un ordenamiento jurídico preexistente, sino que se inserta en él y lo fuerza a adecuarse a sus lineamientos (lo cual no significa la destrucción de todo el ordenamiento preexistente, pues las normas no se derogan, ya que son formalmente válidas). Su interpretación “auténtica” equivaldría a someter sus principios básicos de regulación general al libre albedrío de los sujetos, hecho que podría conllevar la adaptación de sus lineamientos básicos a las conveniencias o beneficios particulares. 69. ¿A qué se denominan “Fuentes del Derecho”? Denominamos “Fuentes del Derecho” a todos los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. Se dice también, ocasionalmente, que son los órganos de lo cuales emanan las normas que componen el ordenamiento jurídico (conocidos como órganos normativos o con facultades normativas), y a los factores históricos que inciden en la creación del Derecho. De aquí se desprende, respectivamente, las nociones de fuentes del derecho en sentido formal (o fuentes formales) y fuentes del derecho en sentido material (o fuentes materiales). 70. ¿Qué entendemos por fuentes del Derecho en sentido “formal”? Entendemos por fuentes del Derecho en sentido “formal” a todos los modos o formas a través de los cuales se manifiesta la norma jurídica, es decir, los modos de manifestación externa y social de la norma. Ejemplos concretos de fuentes formales del Derecho son: la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. 71. ¿A qué denominamos fuentes del Derecho en sentido “material”? Denominamos fuentes del Derecho en sentido “material” a todos los fenómenos que concurren, en mayor o menor medida, a la producción de una norma jurídica, y que determinan en mayor o menor grado el contenido de la misma. El vocablo fenómeno debe entenderse como todas aquellas situaciones que hacen posible e influyen sobre la creación de las normas jurídicas. Ejemplos concretos de dichos fenómenos son: el medio geográfico, las riquezas naturales, el clima, las ideas jurídicas del pueblo y los legisladores, etc. 72. ¿En cuántos niveles se establece la jerarquía de las fuentes del Derecho? La jerarquía de las fuentes del Derecho se establece en dos niveles: en primer lugar, la primacía del Derecho escrito sobre las fuentes no escritas, y, en segundo lugar, la primacía de la norma emanada del órgano superior frente a la que procede de órgano inferior (Ejemplo: el poder constituyente, seguido del poder legislativo, luego el poder ejecutivo, etc.). 73. Mencione algunos tipos de fuentes del Derecho interno. Entre los principales tipos de fuentes del Derecho interno podemos mencionar a la Constitución (que puede ser no escrita, como ocurre en algunos países anglosajones), la ley (en sentido amplio, que abarca todas las normas emanadas tanto del poder legislativo como ejecutivo), la costumbre (que procede de la misma sociedad, la cual, mediante la observación continuada de una conducta, acaba por imponerla), los principios generales del Derecho y la jurisprudencia (que complementan y sirven para interpretar las
• 34 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

normas que han de ser aplicadas), los tratados internacionales, los reglamentos emanados del poder ejecutivo (que por lo general desarrollan las leyes) y la doctrina (mientras pueda influir en la adopción de normas o criterios de interpretación) 74. Precise los principales tipos de fuentes del Derecho internacional. Como punto de partida, debemos basarnos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y podemos mencionar como fuentes del Derecho internacional a los tratados (que pueden ser bilaterales o multilaterales, y rigen las relaciones entre los Estados), la costumbre internacional (prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho), los principios generales del Derecho (enunciados normativos más generales que sin haber sido integrados al ordenamiento jurídico siguiendo procedimientos formales, forman parte de él), las opiniones de la doctrina (apreciaciones de juristas prestigiosos sobre una materia concreta) y la reserva, a pedido de parte, de fallar ex aequo et bono (según lo bueno y lo equitativo). La Corte Internacional de Justicia (llamado también Tribunal Internacional de Justicia) es el principal órgano judicial de la ONU establecido en 1945 en La Haya (Países Bajos) con la finalidad de resolver, por medio de sentencias, las disputas que le sometan los Estados y emitir dictámenes u opiniones consultivas. El Estatuto de la Corte forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. 75. ¿Qué se entiende por jerarquía normativa? Entendemos por jerarquía normativa al escalafón que impone la subordinación de la normas de grado inferior a las de rango superior. En todo Estado jurídicamente organizado, el conjunto de normas legales vigentes integran su estructura legislativa, lo que viene a constituir un sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que adquiere la forma de una “pirámide normativa”. El creador de este figura fue el jurista austriaco HANS KELSEN (de allí que también se le conozca como “pirámide de Kelsen”), quien por primera vez esquematizó esta jerarquía piramidal en su emblemática obra La Teoría Pura del Derecho (1934). 76. ¿Existe un orden jerárquico para el sistema de fuentes en el Perú? El artículo 51º de nuestra actual norma fundamental dice a la letra que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Aunque no menciona la forma específica de establecer la jerarquía normativa de nuestro sistema de fuentes, puesto que ésta cuenta con diversos criterios para determinarla (el rango de las normas, la costumbre, etc.), puede clasificarse dicha jerarquía normativa en cinco niveles, según el siguiente esquema: - Primer nivel: La Constitución, las leyes constitucionales y los tratados con habilitación legislativa. - Segundo nivel: Las leyes (de base, generales, orgánicas, de desarrollo constitucional, tratados, reglamento del Congreso, decretos legislativos, resoluciones legislativas, decretos de urgencia, normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales, sentencias estimatorias del Tribunal Constitucional y decretos leyes). - Tercer nivel: Los decretos (Convenios internacionales ejecutivos, decretos supremos, reglamentos administrativos, reglamentos ejecutivos, reglamentos autónomos, decretos de alcaldía y edictos municipales). - Cuarto nivel: Las resoluciones (supremas, ministeriales, jefaturales de los organismos centrales, de órganos autónomos no descentralizados, viceministeriales, expedidas por los responsables de los organismos públicos descentralizados, directorales, subdirectorales, de Superintendencia, municipales, de alcaldía y de acuerdos municipales). - Quinto nivel: Las normas con interés de parte (Ejecutorias supremas, resoluciones del Tribunal Constitucional, resoluciones del JNE, resoluciones de los órganos de justicia administrativa, acuerdos de la sala plena de los órganos jurisdiccionales, convenios colectivos, contratos y testamentos).

• 35 •

aspectos territoriales. ¿cuáles son las diferencias entre una Ley Ordinaria y una Ley Orgánica? Sabiendo que una Ley Ordinaria es una norma que proviene de la elaboración. ¿Qué es un Decreto Legislativo? ¿A qué se denomina Resolución Legislativa? Llamado también Decreto con Fuerza de Ley. Mediante un procedimiento especial de aprobación. Su aprobación corre por cuenta del Consejo de Ministros y debe ser refrendado por el propio Presidente de dicho ente. ley constitucional y tratado con habilitación legislativa? Llamada también “ley de leyes”. económicos u otros. entendemos por Constitución la norma superior y fundamental del Estado que regula su estructura y funciones y establece además los derechos fundamentales de las personas. ¿qué entendemos por Constitución. 80. sirve como principio rector para regular las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos en general. • 36 • . Una ley constitucional es aquella que materializa una reforma constitucional. . Según nuestro ordenamiento constitucional. mediante un procedimiento especial. prorrogar el estado de sitio. Ley Orgánica . defensa nacional. interpreta.Es de materia reservada (Art. Se denomina Resolución Legislativa a la norma legal de carácter específico emitida por el Congreso de la República y que se numeran como si fuesen leyes. autorizar al Presidente de la República ausentarse del país y permitir el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República sin afectar la soberanía nacional.Es de materia universal. tales como los derechos humanos.Requiere mayoría absoluta para su aprobación. un Decreto Legislativo es una norma jurídica con rango de ley que emana del Poder Ejecutivo en virtud de delegación expresa efectuada por el Poder Legislativo. Tienen por objeto aprobar tratados internacionales. entre otros. Pueden ser bilaterales o multilaterales. Dichos acuerdos constituyen un conjunto de actos jurídicos convencionales firmados por los representantes de dos o más Estados. En nuestro país. que obliga a las partes a la ratificación y su posterior cumplimiento. La finalidad de los tratados es establecer un convenio entre los Estados sobre materias específicas. Tiene la misma jerarquía que una ley ordinaria. Siendo la norma de mayor jerarquía que prevalece sobre toda otra norma legal. modifica. y que una Ley Orgánica es una norma de naturaleza especial que regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución. deroga o abroga una norma constitucional. previsto en el artículo 206º de nuestra Constitución actual. quedan habilitados para su plena vigencia. Un tratado con habilitación legislativa es un convenio que contiene una estipulación que afecta una norma constitucional. 79.Requiere mayoría simple para su aprobación. . El Congreso esta facultado para expedir esta norma según lo contemplado en el propio Reglamento de este poder del Estado. discusión y aprobación dentro de las comisiones y del pleno del Congreso de la República como expresión de su razón de ser. podemos extraer las siguientes diferencias: Ley Ordinaria .TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • 77. sustituye. pero que por intervención del Congreso de la República. Luego de su negociación y firma. 78. ¿A que denominamos Tratado? Denominamos Tratado a la declaración o acuerdo de carácter obligatorio que debe cumplir nuestro país con otros Estados o con organismos internacionales. 106º de la Constitución). es aprobado por el Congreso y ratificado por el Presidente de la República.

84. ¿Qué entendemos por Resolución Ministerial y Resolución Municipal? Una Resolución Ministerial es una norma jurídica cuya finalidad es regular y supervisar la política general del Estado dentro del ámbito de un ministerio. de producirse un supuesto conflicto entre una Ley Ordinaria y una Ley Orgánica debe darse preponderancia a la segunda. resolviendo casos concretos y particulares. administración o prestación de los servicios públicos locales. abastecimiento contabilidad. excepto en materia tributaria. que puede modificarlo o derogarlo. ¿Qué es un Decreto Supremo? ¿A qué se denomina Resolución Suprema? Un Decreto Supremo es una norma jurídica de carácter general que proviene de la más alta instancia del Poder Ejecutivo. Es aprobada por el Consejo Mundial respectivo. Este enfoque obedece a dos razones fundamentales: la especialización de la materia encomendada por la Constitución y el procedimiento agravado para su aprobación (mayoría absoluta del número legal de congresistas). un Decreto Ley reemplaza a las leyes ordinarias de los gobiernos constitucionales. En caso de producirse un conflicto entre una Ley Ordinaria y una Ley Orgánica. el cual ejerce funciones de gobierno en su localidad y norma sus actividades mediante ella. lleva la rúbrica o firma del Presidente de la República y debe ser refrendado por uno o más ministros.). refrendado por el Presidente de este Consejo y con cargo de dar cuenta al Congreso. tesorería. puesto que el gobierno de facto reúne para sí todos los poderes del Estado y asume las funciones del Poder Legislativo. ¿Qué entendemos por Decreto de Urgencia y Decreto Ley? Entendemos por Decreto de Urgencia a la norma jurídica de carácter extraordinario dictado por el Presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. 85. Es aprobado por el ministro del sector. Su finalidad es regular las actividades de un determinado sector. Se conoce con el nombre de Decreto Ley a la norma legal promulgada por un Gobierno de Facto. En dichas condiciones. Su finalidad es regular situaciones de carácter económico y financiero del país. Tiene rango de ley en el ámbito de su jurisdicción y asuntos de su competencia. es decir. ¿Cuál de las dos debe prevalecer. Es aprobado por el ministro a cuyo sector corresponde con la visación del Presidente de la República. por un gobierno surgido como producto de un golpe de Estado. 83. Es aprobado por el Poder Ejecutivo. el Presidente de la República. Una Resolución Municipal es una decisión que permite a un Consejo Municipal ejercer sus funciones administrativas (asuntos de administración vinculados a las áreas de personal. 82. • 37 • . quien es el encargado de firmarlo. por lo que lleva su rúbrica y la firma de un ministro de Estado (no interviene el Consejo de Ministros). etc. situación en la que no funciona el Parlamento. Entendemos por Resolución Suprema al dispositivo legal de carácter específico creado por el ministerio del sector. según el ordenamiento jurídico peruano? Aun cuando ambas se encuentren dentro del mismo nivel jerárquico.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 81. ¿A qué denominamos Ordenanza Municipal? Denominamos Ordenanza Municipal a una norma de carácter general que regula la organización. Tiene por finalidad regular la actividad de un determinado sector o varios sectores a nivel nacional (multisectorial).

Discípulo de Wolf. El existencialismo es una doctrina filosófica cuyo postulado fundamental sostiene que son los seres humanos. y GALETTA DE RODRÍGUEZ. de su existencia en el mundo más que de su supuesta esencia profunda. La expresión ius positivum se encuentra por primera vez en las ideas del filósofo ABELARDO y en los escritos anónimos de su época. Décima cuarta edición. Pág. Buenos Aires: Lexis-Nexis. de manera general. respectivamente. Argentina. trascendente a la misma conciencia. Beatriz. 225 y 188. Córdova. su obra más importante es Systema Elementare Universae Jurisprudentiae Naturalis. Editorial Advocatus. Abelardo. VILLAGRA. el hecho de la libertad y la temporalidad del hombre. Pág. en forma individual. partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual. Ángel Esteban. Racionalista ilustrado de la “Cientificidad Jurídica”. Destaca. 2006. Buenos Aires. lograr capturar la esencia pura de dichas entidades. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814). 71 Idem Idem RODRÍGUEZ. Abeledo Perrot 2003. fue un jurista alemán de Rostock del siglo XVIII (1719-1791). Abril de 2002. Introducción al Derecho. Diccionario latín jurídico. Idem 4 5 6 7 8 9 10 11 • 38 • . Método filosófico que. Editorial García Alonso. Págs. 24. Agustín Washington.TEORÍA GENERAL DEL DERECHO • • • NOTAS 1 2 3 TORRÉ. Elementos para una Introducción al Derecho. los que crean el significado y la esencia de sus vidas. Argentina.

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO .

el procedimiento judicial. el derecho procesal explicará conceptos como: acción. 3. pensamiento que se ve reflejado en el libro de los Delitos y las Penas. x Tendencia de los Prácticos: La variante española de esta tendencia se extiende desde el Siglo XVI hasta ya entrado el XIX. lo que da origen a que se desencadenen o empiecen a aparecer muchas obras en cuanto al valor de las pruebas y el como recabarlas. 2. propiamente hablando obras de corte estrictamente jurídicoprocesal. actividad que cumple el juez. ¿A qué denominamos Derecho Procesal? Derecho Procesal es la rama del derecho que estudia el fenómeno jurídico llamado proceso y los problemas que le son conexos. son los compendios de los juristas que pertenecen a esta escuela y que tendrán los siguientes rasgos. quien publica una de las primeras leyes procesales. serie procedimental. litigio. El objeto de estudio no es sólo el proceso. etc. Dentro de esta escuela podremos mencionar a TANCREDO. Escuela Judicialista: Surge en Bolonia. Es por ello que Alcalá Zamora. le da este nombre de Judicialista. ¿Cuál es la evolución histórica del Derecho Procesal? El Derecho Procesal pasó por distintas etapas y distintos períodos durante su desarrollo. se sustituye el sistema legal . x • 41 • . eso fue considerado como un gran avance.o tasado . Se presta mucha atención al estilo y a los usos. en Grecia antigua encontramos igualmente nociones sobre la Justicia y su funcionamiento pero no mas. incluidos en los procesos legales. pretensión y demanda. Destacan los conceptos de “Juicio” como sinónimo de “proceso”. Las obras de proceso se basan en el Derecho Común o Italiano o Medieval. Los temas fundamentales que tratan son la organización de los tribunales. actor. tuvo un gran impacto en los juicios criminales y en las doctrinas de las pruebas. aun cuando el desarrollo de las obras surgidas en esta etapa es meramente descriptivo de comentario a la ley y alguna de sus concepciones están todavía ligadas a las del derecho sustantivo. En esta etapa sus rasgos principales era que la materia procesal se consideraba más bien como arte que como ciencia. que trata sobre el proceso Civil y el Proceso Penal.: El antiguo Código de Hammurabi en Mesopotamia y en las antiguas Leyes de Manú en la India. poniendo mayor énfasis a la actividad judicial. Al surgir poco después de la revolución francesa.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 86. En esta etapa de la evolución por primera vez se separa el derecho procesal y el derecho sustantivo. la mayoría de los autores importantes tienen la cualidad de prácticos en la abogacía y suelen escribir sus obras en castellano y no en latín como entonces se usaba. x Procedimentalismo: Esta corriente surge en la primera decena del Siglo XIX. bajo el motivo de la codificación Napoleónica. encontrándose un nacionalismo extremo.e. la competencia de los tribunales. una política y la otra jurídica. reacción del demandado. En cuanto al proceso Penal. Cronológicamente éste es el paso de la evolución del derecho procesal: x Período Primitivo: Este periodo abarca desde los tiempos más remotos conocidos. En el no encontramos. 87. confirmación de las pretensiones.de la aparición de las pruebas que el tipo inquisitivo penal aplicaba. predominando las opiniones de los juristas. Los rasgos de esta escuela. tanto civil como penal de los respectivos cuerpos legales sustantivos en ese momento de la historia. solo se podrán encontrar meras referencias al proceso Judicial pero no como objeto de estudio. 1. en los siglos XII y XIII. i. hasta el siglo XI de la era cristiana. Voltaire y Rousseau. La codificación napoleónica separa la legislación procesal. entre otros. por el de la libre apreciación de las pruebas. aparte tenemos a la Biblia y sus Leyes Mosaicas. así como durante. quien sobre la materia procesal escribe ya una obra llamada “ORDEN JUDICIAL”.. esta corriente combina un sistema acusatorio inglés con el inquisitivo francés. En cuanto a las pruebas. juez y demandado. como consecuencia directa del movimiento emprendido por Montesquieu. En esta etapa el proceso ya es dividido en etapas. Aparece principalmente por dos factores. en donde se separan el derecho sustantivo y el derecho adjetivo.

Sus Estudios sobre el proceso Civil fueron recopilados en seis volúmenes. parte de los procesos civiles. con esto se ocasiono los siguientes cambios: o o o La independización del Derecho Procesal. x Procesalismo Germánico: Desde 1868 a 1914. como Alcalá Zamora. PIERO CALAMANDREI (1889-1956). sin embargo transcurre la que con entera justicia se ha llamado la edad de oro del procesalismo germánico. Después del intervalo de la primera guerra mundial en 1919 es publicada la obra de WILHELM KISCH.TEORÍA GENERAL DEL PROCESO • • • x Procesalismo Científico: No existe unanimidad en los procesalistas que definan cuando nace esta corriente doctrinal. pero la mayoría de los autores concordarían que fue a partir del año 1868. arranca de la obra de BÜLOW. Esta etapa se caracteriza por el surgimiento de los mas grandes procesalistas de España y de habla Hispana. que contiene desarrollos científicos plenamente actuales como son los relativos a la jurisdicción o al arbitraje. que lleva por titulo “El Proceso como situación jurídica”. sobre los fundamentos del derecho procesal. aquí encontramos por vez primera la denominación de la materia Teoría general del Proceso. que gran parte de su obra la realiza en México.. Cuando se afirmó que el derecho procesal tal y como lo conocemos ahora. esta obra provoca un movimiento científico procesal al concebir al Proceso como una relación jurídica que se debe de desenvolver progresivamente y paso a paso. “La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales”.Es considerado como el fundador del procesalismo italiano cuando en 1903 leyó su disertación del Procesalismo Italiano de la acción en el sistema de los derechos. en el cual se publica el célebre libro de OSKAR VÖN BÜLOW. x Procesalismo Español: En esta doctrina es importante hablar acerca de los medios de impugnación. El surgimiento de de la Teoría del Derecho Procesal. existía desde muchísimo antes que él. quien aparte de haber escrito una monografía sobre la carga de la prueba. Además de estos se deberían agregar dos nombres más dentro de los procesalistas alemanes de la época.. quien en su libro “Derecho y Proceso” realiza una contribución importante a la teoría de la pretensión a la protección jurídica intentando restituir el análisis de la acción al derecho privado. JULIOS BINDER. en donde acontece la primera guerra Mundial que paraliza las investigaciones científicas. GIUSEPPE CHIOVENDA (1872-1937).. al inaugurar el curso académico de ese año en Bolonia. así como un manual del proceso civil. laborales. escribe un tratado de derecho procesal civil. Uno de los libros mas importantes de este periodo es sin dudad el de JAMES GOLDSCHMIDT.Publica un comentario del Código y de las Leyes del procedimiento civil. en el que se hace una comparación del proceso penal y el proceso civil. contenciosos y administrativos. x Procesalismo Italiano: En esta corriente procesal encontramos también unas grandes cantidades de insignes Juristas. en el que se tratan además los procesos penales. Lo que si queda en claro es que el derecho procesal a raíz del surgimiento de esta obra. Es importante en esta etapa mencionar a los llamados cuatro grandes: LUDOVICO MORTARA (1855-1937). Este autor narra en el Prologo de su “Derecho Procesal Mexicano” en cuanto se incorpora como catedrático en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México por treinta años. los cuales denominó “Instituciones del derecho Procesal Civil”. LEO RÜSEMBERG. ya que éste como lo hemos visto anteriormente. toma un gran empuje y nacen en este lapso una gran cantidad de obras de excelente calidad. El examen de los conceptos primordiales procesales. quienes se encargaron de desarrollar y difundir las doctrinas procesales alemanas. • 42 • . pero no se pretende decir que éste sea el creador del Derecho Procesal.

CARLOS. La mayoría de juristas están de acuerdo que en materia procesal existen tres grandes sistemas. los cuales se relacionan entre sí de manera coherente formando un solo cuerpo..Introducción al Derecho Procesal.. los que pueden poner fin al proceso y por los medios que deseen. . En Brasil: ALFREDO BUZAID. lo que posibilitó el tormento.Introducción a la teoría general del Proceso. x El Sistema Procesal Inquisitivo o Activista: En nuestros días. Encuentra sus raíces más profundas en el Tribunal de la Santa Inquisición. derecho Procesal Civil.. perdiendo su imparcialidad e impartialidad. El proceso es impulsado por el juez. Fue así como a este sistema de libre disposición se le asigna desde antaño. lo que revela por sí solo su carácter totalitario. ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o le pidan. . En el Perú se ha tomado como modelo del actual código procesal civil el código italiano y el código modelo iberoamericano. Este es el más antiguo sistema que se adecua a la idea lógica del proceso. quien se irroga funciones que no le son propias.El impulso procesal es efectuado por el juez. Cuando imperaba el individualismo en la época antigua y antes del uso de estrictas fórmulas religiosas.Teoría General del Proceso. ¿Cuáles son los sistemas procesales? Primeramente se entiende por sistema el conjunto de principios y mecanismos sobre una determinada materia. Ambos de marcada raigambre activista. como fenómeno jurídico irrepetible que relaciona a tres sujetos en una relación dinámica.El proceso se puede iniciar por acción.acción declarativa en el derecho Procesal Brasileño. Encontramos en uno de los principios inquisitivos. CIPRIANO GÓMEZ LARA. JOSÉ OVALLE FAVELA.Tratado de los Interdictos. CARLOS CORTES FIGUEROA. 88..• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM x Procesalismo Ibero Americano: Este tuvo su crecimiento a partir de 1941. CARLOS ARELLANO GARCÍA. Sus características más saltantes son los siguientes: . sin que la inactividad de las partes lo obligue.. la figura central del sistema inquisitivo es propio del Estado (el juez). . un aspecto que le da al juez la función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance.El proceso es secreto. • 43 • . surgido de manera paulatina en todos los países de LATINOAMÉRICA entre sus máximos exponentes civiles encontramos a: En Argentina: HUGO ALSINA. En México: EDUARDO PALLARES PORTILLA. EDUARDO B.Teoría General del Proceso.El acusado (o demandado) no sabe desde el comienzo quién ni por qué se lo acusa (o demanda).. bajo la denominación de “dispositivo”. los que aportan el material necesario para confirmar sus afirmaciones. denuncia o de oficio.Tratado teórico Práctico del Derecho Procesal Civil y comercial. Diccionario de Derecho Procesal Civil.. parece ser que eran las propias partes quienes podían disponer libremente no sólo del derecho en discusión sino también del método para discutir. ..Introducción al estudio del Derecho Procesal. los cuales son: x El Sistema Procesal Dispositivo o Acusatorio: Se trata de un proceso en el que las partes son dueñas absolutas del impulso procesal (son ellas quienes deciden cuando activar o paralizar la marcha del proceso) y son las que fijan los términos del litigio a resolver.El acusado puede no saber quién es el juez.

Esta mixtura es insostenible porque coexisten reglas que son antagónicas entre sí. la cual es menester de toda doctrina procesalista. Lamentablemente en el Perú. ¿Con qué otras ramas está también relacionado el Derecho Procesal? También se vincula con el Derecho Administrativo. etc. dentro del proceso. no deja de recoger los no menos valiosos aportes del sistema inquisitivo”. el cual los distintos ordenamientos jurídicos americanos han optado. Es así como el procesalista a través de un buen método científico. puede lograr mucho en el campo del Derecho Procesal. ¿Cuál es el carácter científico del Derecho Procesal? El Derecho Procesal es una ciencia por la posesión de un objeto de una metodología y de un contenido propio que lo caracteriza. El sistema mixto. los hechos y valores que constituyen la trama del Derecho. no solo existe un antagonismo. que según opinan los investigadores. citas como: “a la par que decepciona valiosas pautas dispositivas. El carácter científico del Derecho Procesal se debe en cuanto a su método y objeto de estudio: el conflicto de intereses como causa de todo proceso. constituyen el objeto esencial de toda actividad jurídica y concretamente de la función jurisdiccional. 89. éste se ocupa del órgano administrativo.. ostenta caracteres propios del modelo dispositivo como inquisitivo. el pensamiento fue proliferando nuevas concepciones en los procesalistas americanos. Mientras aquél trata del órgano jurisdiccional. pues toda función jurídica debe ir atribuida a mejorar el proceso. 90. sino que con el tiempo. Con el tiempo – hasta nuestros días – se produjo una indagación metodológica de la ciencia del proceso. En este sentido es preciso reconocer el aporte de la Escuela Alemana de Baden. entre los que se halla comprendido el Poder Judicial u Órgano jurisdiccional cuya actividad. Sin embargo. buscando la idea de equilibrio. en su tarea de investigación axiológica y culturalista. 91. es bueno recordar en cuanto a los hechos. derecho de defensa al debido proceso ante jueces legítimos y competentes. la celeridad judicial. El valor es también uno de los objetos principales de la función procesal. su función judicial y administrativa. la fuerza de la costumbre a deliberado una vez más y llegó a forjar un pensamiento mixto y de aplicación regulativa. con lo cual nace lo que se denomina SISTEMA MIXTO. La pregunta que nos haríamos sería ¿por qué se ha llegado en la historia al sistema mixto? Podemos determinar varias razones actualmente. El Código Procesal Civil peruano es un ejemplo paradigmático de tal despropósito. ¿Cuál es la relación que tiene el Derecho Procesal con el Derecho Constitucional? El Derecho Constitucional tiene como tema el estudio de la Constitución del Estado. pues basta leer en la mayoría de los códigos procesales. es ahí donde los juristas más destacados tienen la misión de emprender nuevas formas de solución para los conflictos en la realidad social. en las cuales muchos de los caracteres que predominan son propios del sistema inquisitivista. como por ejemplo una tremenda fascinación que el sistema provoca en regímenes totalitariosi que al normar el proceso. Además el Derecho Constitucional trata de los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución y de las garantías ciudadanas. que define y regula su estructura y las funciones de sus órganos. utilizamos un sistema mixto – pero que más parece inquisitivista – en cuanto al proceso civil y al proceso penal. la intangibilidad de la cosa juzgada. Sin embargo.TEORÍA GENERAL DEL PROCESO • • • x El Sistema Procesal Mixto: Cuando estudiamos a los dos sistemas anteriores. es objeto del estudio del Derecho Procesal. son de aplicación en el proceso. de un saludable medio entre estos opuestos. su función adminisitrativa y sus • 44 • . dejan de lado al hombre común para erigir al propio Estado como centro y eje del sistema. Estas garantías tales como la igualdad ante la ley. El objeto de la ciencia del Derecho Procesal está constituido por una estructura tridimensional que la integran las normas.

¿Cuáles son los principios procesales? Estamos viviendo en un mundo. la paz y la justicia social. prácticamente sin sentido. antes que el interés particular del litigante Entendamos así. porque persiguen y garantizan la armonía. sin el cual la vida en común se haría imposible en forma civilizada. contencioso – administrativo y de cualquiera otra clase son eminentemente de interés público o general. donde el progreso ha pasado. Siendo un principio elemental. Es obvio que el juez está facultado para conocer y resolver los asuntos en que sus intereses personales se hallan en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho. Pero con ella se contempla. el Derecho Laboral y el Derecho Agrario. la intervención del Poder Judicial. • 45 • . Si lo que se pretende es obtener una recta aplicación de la justicia. El juez debe sentirse soberano en la recta aplicación de la justicia. x Imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales La imparcialidad es una de las razones que exigen la independencia del órgano judicial en el sentido expuesto. como el civil. Entre los principios más importantes tenemos: x Principio de interés público en el proceso Este principio ya no es tan discutido. ha cedido a los mecanismos más avanzados y en general. Son directivas fundamentales que deben ser imprescindiblemente respetadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo sistema. El Derecho Procesal Civil se relaciona con el Derecho Civil. x Carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional del Estado. En dichos procesos. Por eso nada más oprobioso que la existencia de jueces políticos de funcionarios al servicio de los gobernantes o de los partidos. además la ausencia de todo interés en su decisión. como organización jurídica. el Derecho Mercantil. laboral. porque a través de sus normas se sustancian los procesos que corresponden a tales ramas del derecho. distinto del de la recta aplicación de la justicia. que los principios son aquellas directrices o lineamientos del proceso que se establecen de acuerdo a la orientación filosófica – política de quien en ese momento ejerce el poder.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM decisiones que dan lugar a la actividad contencioso administrativa que origina en muchos países. el formalismo inicial. 92. pues es fundamento de la existencia misma del Estado. que un Estado en donde los jueces sufran la coacción de gobernantes o legisladores deja de ser un Estado de derecho. se procura que la función jurisdiccional satisfaga las necesidades superiores de la colectividad. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo. las normas materiales – in indicando – constituyen para el juez “tema de investigación y reconstrucción histórica” y las normas instrumentales “in procedendo” rigen su actividad. de ser un duelo privado a convertirse en una función pública. Sus consecuencias son: prohibición de la justicia privada y obligatoriedad en las decisiones judiciales. es indispensable que los funcionarios encargados de tan delicada y alta misión puedan obrar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad sin más obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar el proceso y de proferir su decisión. x Independencia de la autoridad judicial. pues tanto en el proceso penal. conforme a la ley. Cabe recordar.

Se debe procurar ante todo que esa igualdad en el proceso sea real y no simplemente una cuestión teórica. “caminar”. No es necesariamente bilateral. Entonces viene a ser como una sucesión de actos concatenadosii que se dirigen a un punto o que persiguen un fin. que implica un desenvolvimiento. que ha elaborado las más variadas teorías para intentar definir cuál es la esencia del proceso. ¿Cuál es la diferencia que existe entre proceso y procedimiento? El procedimiento es una sucesión de actos ordenados y consecutivos. especialmente en casos penales. una continuidad dinámica. etc. satisfacción de pretensiones. lo cual tiene fundamento en la máxima audiatur ex altera parte que viene a ser una aplicación del postulado que consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley. al menos en relación con raza. etc. Pues perjudicaría gravemente la buena marcha de los proceso. base de la organización de los Estados modernos. 94. – Resulta como un instrumento para cumplir los objetivos del Estado. así tenemos al jurista BULGARO. Dicha declaración esta contenida de la sentencia. fortuna o nacimiento de las partes. no ha sido posible escapar a esa regla constante de la doctrina. Aplicando este término al Derecho. electoral. El Proceso es un medio de debate a través del cual se pretende. V. • 46 • .: imponer a los particulares una conducta jurídica y brindar la tutela jurídica. a la motivación del fallo y a su publicación. Pero fue BULOW. x Publicidad del proceso No debe haber justicia secreta. usando los poderes que el código le otorgue”. una sucesión. El proceso es un medio de discusión de dos litigantes (necesariamente bilateral) ante una autoridad cuya competencia está predefinida y vía un procedimiento preestablecido por Ley. 2) Que no son aceptables los procedimientos privilegiados. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso? En el campo del derecho procesal. CARNELUTTI sostuvo que el proceso viene a ser el conjunto de actos dirigidos a ese fin: la resolución del conflictoiii – composición del litigio.). ni fallos sin antecedentes ni motivaciones. Esto quiere decir. luego desarrollado por la teoría moderna. La publicidad se reduce a la discusión de las pruebas. se debe otorgar a las personas de bajos recursos la oportunidad de una verdadera defensa. Se deducen dos aspectos: 1) Que. 95. vinculados causalmente entre sí. Esto no quiere decir que todo el proceso debe ser necesariamente público y que toda persona pueda conocer en cualquier momento los expedientes. especialmente para declarar pruebas oficiosamente. Puede ser una actividad privada (asamblea de socios) o pública (parlamentaria. En la historia del proceso. lograr una declaración del juez ante quien se presenta el litigio. ¿Qué es el proceso? Etimológicamente vimos que el vocablo “proceso” proviene del latín processus. con un abogado que los represente gratuitamente e imponiendo al juez el deber de “hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso. quien decía que el proceso era un actum triun personarum: iudicis. en su estudio sobre las excepciones y los presupuestos procesales quien puso en claro este punto.TEORÍA GENERAL DEL PROCESO • • • x Igualdad de las partes. en el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa. 93. Por esa razón. encontramos que los juristas medievales sostenían un acto triangular. como también a la intervención de las partes y sus apoderados y a la notificación de las providencias.gr. actoris et rei. además podemos agregar su división filológica y dividirlo en pro “para adelante” y cedere “caer”.

etc. una empresa. etc. un estado de pendencia. un servicio público. un medio para obtener satisfacción jurídica. queriendo mostrar que en unos existe litigio y en otros no. llevan a los autores a polemizar circularmente y sin resultado final y positivo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM No es tarea sencilla el hacer una clasificación de todas ellas. A sólo título informativo diré aquí que al explicar la naturaleza jurídica del proceso se ha sostenido que es un contrato de litiscontestatio. inclasificable. De ahí que no quepa efectuar tal clasificación pues la idea de proceso es unitaria y. insólitos.. una entidad jurídica compleja. A mi juicio. dentro de cada una de algunas de las corrientes apuntadas se han establecido nuevas diferencias que. que no es un cuasicontrato. Y para mayor complicación –y desesperación– del estudioso. inconfundible por irrepetible. señalando que en éstos está en juego todo el patrimonio de una persona y en aquéllos no. 2) procesos contenciosos y no contenciosos. un estado de ligamen. por supuesto. y remarcando nuevamente ahora que aparece como un fenómeno único en el mundo jurídico. haciendo ver las diferencias de la actividad de cognición del juez en cuanto a la pretensión deducida. que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico entre dos partes antagónicas ante un tercero que es impartial. ejecutivos y cautelares. en algunos casos. En otras palabras: para explicar la esencia de la serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad. Y punto. resulta obvio que su concepto permanece inalterable no obstante que la autoridad ante la cual se inicia y desarrolla sea un juez o un árbitro (en ambos casos la serie opera en forma idéntica). no es preciso buscar su encuadramiento en otra figura del Derecho en razón de que es un fenómeno único en el mundo jurídico y. imparcial e independiente. se distingue entre: 1) procesos judicial y arbitral. teorizantes y atípicas. 4) procesos ordinarios y especiales. Idéntica acotación cabe efectuar respecto de los siguientes criterios apuntados precedentemente. una reproducción jurídica de una interferencia real. por ende. etc. y 5) procesos singulares y universales. producto de la milenaria confusión que existe en la doctrina acerca del significado de los vocablos utilizados. Y así. estos criterios clasificatorios son erróneos pues parten de una premisa equivocada. ¿Cuáles son las clases de proceso? Este es un título que aparece integrando los índices de todos los libros escritos sobre el tema. una institución. En efecto: la idea de proceso es inseparable de la de litigio. He afirmado en párrafo anterior que toda esta búsqueda ha perdido interés académico pues. una situación jurídica. 96. otro criterio clasifica entre doctrinas empíricas. Cuando se lee el contenido que le ha dado el respectivo autor se descubre pronto que. etc. no se refiere al proceso como tal sino a la pretensión deducida o al procedimiento previsto por el legislador para tramitar una determinada pretensión. habida cuenta de que responden a patrones disímiles y. • 47 • . cualquiera sea el criterio de clasificación que se aplique. a partir de que se ha concebido a la acción procesal como una instancia necesariamente bilateral. De tal modo. de donde resulta que –en los términos utilizados habitualmente– todo proceso es contencioso (en el sentido de que existe una contienda: litigio). 3) procesos declarativos. en tanto que algunos más lo hacen fuera de éste (publicistas). el proceso es proceso. una relación jurídica pública y continua. Lo que lleva a sostener que no es un contrato. No creo necesario efectuar un inventario detallado de todas las corrientes interpretativas que han generado las doctrinas recién mencionadas. que no es una relación. un cuasicontrato de litiscontestatio. Conforme a lo que ya se ha definido como proceso. Un primer criterio clasificatorio de algunos autores tiene su origen en la búsqueda de la categoría general en el derecho civil (privatistas). teniendo en miras la naturaleza pública o privada de la autoridad que actúa. el proceso (objeto de aquélla) adquirió una categoría propia que no puede ser subsumida en otra categoría general. apuntando al resultado que pretende lograr el actor. por ende. una pluralidad de relaciones jurídicas.

• 48 • . una organización jurídica. etc. Tampoco cabe clasificar entre procesos declarativos. es una unidad jurídica. 3. ¿Qué es una norma procesal? Las normas jurídicas en general. un experimento científico y otras semejantes. por el contrario. con lo cual el proceso se beneficia con los aportes de la nueva norma y la segunda que sustenta en el axioma de entender el proceso como un acto único. al igual que casi todas las normas jurídicas. estos deben realizarse con la nueva norma. entran en vigencia una vez promulgadas y publicadas. una relación jurídica. Las normas procesales. Por lo demás. ejecutivos y cautelares. Esta unidad es propia de cualquier empresa. ninguno de los cuales exhibe a su preciso valor técnico. 98. aunque no sea jurídica. más bien se apuntan dos opciones: la primera. De consiguiente: la denominación del tema en estudio debe ser erradicada de los textos de doctrina ya que resulta equívoca al clasificar el fenómeno proceso otorgando a la palabra que lo denomina el significado de procedimiento o de juicio o de pretensión. Pueden presentarse entonces tres situaciones: 1. La estructura lógica de dichas normas corresponde a la de un juicio hipotético que se expresa en la fórmula: Si A es.TEORÍA GENERAL DEL PROCESO • • • De ahí también que no quepa hablar en modo alguno de proceso no contencioso (o acto de jurisdicción voluntaria) que obviamente no es proceso sino simple procedimiento desarrollado entre quien insta y la autoridad que recibe el instar. ha escrito CHIOVENDA. no opera la retroactividad de la norma procesal. Cuando los procesos ya han concluido. El proceso. Resulta así que lo que distingue a este criterio de clasificación es el procedimiento –más o menos largo y expeditivo– normado para tramitar un proceso. el llamado proceso cautelar no es proceso. porque el concepto de proceso permanece indiscutiblemente inalterable en razón de que en ambos se da –o debe darse– el desarrollo integral de la serie. No podemos considerar a la relación procesal como un contrato. un acreedor demanda la verificación de su crédito en la sucesión de su deudor. porque sus consecuencias jurídicas no derivan del consentimiento expreso o presunto de las partes y el órgano público no es sujeto de una relación de dicha naturaleza. por lo que no puede modificarse el camino iniciado. son proposiciones que prescriben una conducta jurídica. y se distingue de las demás relaciones de derecho porque avanza gradualmente y “se desarrolla paso a paso” mientras las otras se dan como totalmente concluidas. que la nueva norma se aplique al trámite iniciado. Del mismo modo se extinguen con su derogación. Esta relación jurídica constituye una “realidad importantísima” para el derecho científico. Debe quedar en claro respecto de los supuestos últimamente mencionados que siempre existe la posibilidad de la aparición de un litigio durante el curso del procedimiento: a partir de allí habrá proceso (por ejemplo. 2. como una obra de arte. Cuando los procesos se van a iniciar. estos no son afectados por la nueva norma. Lo mismo cabe decir en cuanto a los llamados procesos universales en los cuales el juez actúa como un simple administrador y no como autoridad llamada a resolver un litigio. el embargado que no fue oído antes de la traba de la medida cautelar pretende su inmediato levantamiento. Cuando los procesos están en trámite. debe ser B. la construcción de un edificio.). 97. ¿Qué se entiende por relación jurídica procesal? El proceso es una unidad “no solamente porque los varios actos de que se compone estén coligados para un fin común. toda vez que en su desarrollo no se presenta la idea lógica expuesta recurrentemente en estas Lecciones: y es que todo lo relativo a las cautelas (ver Lección 28) constituye siempre un simple procedimiento por la sencilla razón de que la respectiva petición no debe ser necesariamente bilateralizada antes de obtener el dictado de una resolución al respecto. Entre los dos primeros. cuyas partes han sido acertadamente denominadas por KORKOUNOV hipótesis (si A es) y disposición (debe ser B).

en una palabra: expectativas. Tan antigua idea debió ceder a poco que se tipificara a la acción como un derecho abstracto (por oposición a concreto). En otras palabras. porque está constituida por múltiples derechos y consecuencias jurídicas. Si bien se mira. Y aún más: sabiendo Juan que carece de toda relación con Pedro. porque está determinada por normas “que regulan una actividad pública”. Como no existe solución autocompositiva al respecto. por medio de su ejercicio. se hacía valer o se discutía en pleito. De tal modo. Y es que la vida jurídica enseña que no siempre quien litiga es titular del derecho material cuyo señorío afirma. 99. en ambos supuestos hay litigio. Es por ello que los vínculos jurídicos surgen en el proceso. De tal forma.Pedro demandado): en otras palabras.Pedro comprador) coinciden con los sujetos . Es compleja. el vocablo procesal parte configuraba un concepto equivalente al de parte de la relación jurídica material litigiosa. tampoco aquí existe conflicto y. se rechaza la demanda por ausencia del derecho material afirmado en ella. para la antigua concepción. • 49 • . ahora Juan demanda judicialmente a Pedro. Juan pretende el pago y Pedro lo resiste: se ha configurado el conflicto en el plano de la realidad social. Es de derecho público. y a tenor de lo que sostiene la doctrina generalizada. Para advertir la veracidad de este postulado. La idea que tradicionalmente se tuvo sobre el tema era correlativa del concepto de acción procesal concebida como un derecho concreto. sin embargo. las partes de la relación material se han convertido ahora en partes de la relación procesal. esperanza de la conducta judicial que ha de producirse y en último término del fallo judicial futuro.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM En síntesis: La relación procesal es autónoma porque posee vida y condiciones propias “independientes de la existencia de la voluntad concreta de la ley afirmada por las partes”. Surge claro así que el concepto tradicional que identifica a la parte procesal con los sujetos de la relación obligacional no alcanza a explicar qué es la “parte” en pleito en el cual. por ejemplo. no son relaciones jurídicas. De ahí que el concepto de parte debe ser esencialmente de carácter formal: con total independencia de la relación material debatida. suponga el lector que Juan ha vendido una cosa a Pedro y que éste no saldó su precio.partes del conflicto (Juan vendedor . acompañando la evolución doctrinal del derecho procesal. no siempre existe plena coincidencia entre los sujetos que litigan (partes procesales) y los sujetos de la relación cuya existencia se afirma en el proceso (partes materiales). Pero la experiencia jurídica enseña incontrovertiblemente que Juan puede creer –de buena fe– que le vendió a Pedro cuando ello no ocurrió en la realidad. el conflicto no ha aparecido en el plano de la realidad. sino situaciones jurídicas de expectativa. De donde se puede ya colegir que existen relaciones nacidas con motivo del proceso que no se encuentran necesariamente precedidas por una relación material en estado de conflicto. Sin embargo. afirmando que éste le debe el precio de la compraventa: ya se ha visto en la Lección 1 que esto constituye el litigio. Juan puede afirmar su existencia en el plano del proceso. Una es la relación jurídico – procesal y otra la jurídico – sustancial. por ejemplo. la existencia de una compraventa incumplida: al igual que en el caso anterior.partes del litigio (Juan demandante . consideradas como facultades y deberes. sin vinculación alguna con el derecho material cuya existencia se pretendiera en el proceso. decide demandarlo afirmando. es parte procesal todo sujeto que de manera permanente o transitoria deduce en el proceso una pretensión en nombre propio o en cuyo nombre se actúa (nunca asume el carácter de parte el representante de ella) y aquel respecto de quien se pretende. no desvinculado del derecho material que. ¿Qué se entiende por parte procesal? El concepto de parte procesal ha variado notablemente en el tiempo. los sujetos . posibilidades y cargas. unificados dentro del “marco” del proceso.

jurisdicción y competencia? La acción es el derecho que tiene toda persona de recurrir ante la autoridad judicial para presentar una pretensión que no puede ser satisfecha directamente por ésta sino por una tercera persona. La competencia es la facultad o atribución de funciones que efectúa la ley o la convención a determinadas personas que actúan como autoridad en determinados casos.TEORÍA GENERAL DEL PROCESO • • • 100. ¿Qué entendemos por acción. Por lo que siempre es bilateral. • 50 • . La jurisdicción se cumple tan sólo por el que está investido de este derecho. La jurisdicción es aquella facultad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos instituidos para tal efecto.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS .

así como los derechos y obligaciones de las personas entre sí y frente al cuerpo político. se propagó en Francia y otros países europeos en el siglo XVIII. que significa conformación o estructura esencial de un ente u organismo cualquiera.El establecimiento del poder constituyente. que los países hispanoamericanos. 102. 104. y cobró especial fuerza a partir de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. d) La Constitución es un orden supremo constituyente del sistema jurídico. En un texto fundamental aparece la pluralidad orgánica de principios-valores que justifican la existencia de un sistema jurídico.El reconocimiento consuno de dichas leyes bajo los criterios de supremacía y rigidez. Este movimiento buscaba ante todo. consagración de derechos individuales y libertades públicas. en la que se plasmaran los principios básicos de la democracia liberal: separación de poderes. . La Constitución se le define como un conjunto de valores. Por ende. .La consagración de la ley como instrumento de seguridad frente al poder estatal. ¿Cuáles son los contenidos de una Constitución? Los contenidos de la Constitución son: a) La Constitución es un proyecto de vida En un texto fundamental aparecen manifestados un conjunto de ideas.La protección de los derechos naturales. etc. que surgió en Inglaterra a finales del siglo XVII. ante todo. Este movimiento buscaba. supone una normatividad supra encargada de consignar la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento legal de una sociedad política. b) La Constitución es un estatuto de poder En un texto fundamental aparecen manifestadas un conjunto de reglas determinadas a justificar y establecer una relación de mando y obediencia entre gobernantes y gobernados. soberanía nacional. normas y prácticas básicas que pretenden modelar un tipo de sociedad política y que regulan la organización. tanto política como filosófica.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM DERECHO CONSTITUCIONAL 101.La existencia de leyes con carácter de fundamentales . VANOSSI señala que “la Constitución es el enunciado institucional de las grandes reglas de juego político y social que una comunidad adopta. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del constitucionalismo inicial? Los elementos constitutivos del constitucionalismo inicial son: 1 . . . extendiéndose a los países hispanoamericanos. creencias y convicciones socialmente compartidas que apuntan a la construcción y consolidación de una forma política de convivir.La legitimación del poder estatal por la vía democrática 103. funcionamiento y competencias del poder estatal. principios categorías. instituciones. que los estados estuvieran regidos por una Constitución. c) La Constitución es una póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona En un texto Constitucional aparece explicitado el reconocimiento y promoción de los derechos connaturales al ser humano por su sola condición de tal. ¿Qué es el movimiento constitucionalista? Con el nombre de movimiento constitucionalista se suele distinguir una corriente de pensamiento y de acción. por medio de un determinado reparto de competencias y con proyección u orientación hacia ciertos fines en los que la sociedad visualiza su porvenir”. • 53 • . ¿Qué es una Constitución? Primero tenemos que decir que la palabra Constitución proviene etimológicamente del latín stature o statum. También implica un plan concertado para alcanzar determinadas metas vinculadas con el desarrollo societario y personal de un grupo humano adscrito a un espacio y un tiempo determinado. para un cierto tiempo de su devenir histórico.La limitación del poder estatal y la distinción entre sus funciones y órganos de actuación política. .

la Declaración de Derechos (1689). encargada de velar por la paz y la seguridad mundial.-Este constitucionalismo propiciado por el unipartidismo es de carácter autoritario y encuentra su expresión en los documentos constitucionales inorgánicos y dispersos del 24 de diciembre de 1925 y 17 de mayo de 1928 dados por el gobierno de Mussolini.Creó los elementos constitutivos del constitucionalismo. y en las leyes constitucionales dictadas en España durante el régimen de Franco. en la práctica. . El Constitucionalismo Corporativo. Planteó la solidaridad como deber jurídico y la justicia como deber político del Estado. ya sea con carácter promotor. Entre sus principales características figuran: . los procesos de integración interestatales y la caída del Muro de Berlín. regulador. Generalizó el goce de los derechos políticos casi sin restricción alguna. . la salud.Estableció que la legitimidad para gobernar se sustentaba en la soberana decisión del pueblo. .-Esta etapa se gesta a mediados del siglo XX. la Petición de Derechos (1620). La Segunda Guerra Mundial significó. b) El constitucionalismo social. 106. planificador y hasta conductor. en Italia.-La revolución inglesa aportó el Agreement of the People o Contrato Popular (1647) y el Instrument of Government o Instrumento de Gobierno (1658).DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • 105. ¿Qué es una Constitución Rígida? Es aquella que establece un procedimiento especial y distinto a la modificación de las leyes ordinarias. En puridad. social y cultural. y el Acta de Establecimiento (1701). el triunfo de la democracia sobre el totalitarismo. Reconoció que los derechos individuales deben ejercerse en armonía con los intereses generales de la sociedad Amplió la gama de los derechos fundamentales de la persona al ámbito económico. puede afirmarse que dicho proceso se gesta tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. igualmente incorporó la Carta Magna (1215).Estableció el principio de legalidad como base y fundamento para el ejercicio de las conductas coexistenciales. Fomentó la presencia activa del Estado con el ámbito económico. la educación y la custodia de la paz y el orden social. ¿Cuáles son las etapas del constitucionalismo? Las etapas del Constitucionalismo son: a) El constitucionalismo clásico o liberal. Las execrables violaciones a los más elementales derechos de las personas producidas por el Nazismo y el fascismo obligaron a los países victoriosos a fundar la Organización de las Naciones Unidas (ONU). d) El Constitucionalismo Contemporáneo. Un ejemplo clásico es la Constitución de Estados Unidos. • 54 • .-Aparece con la segunda revolución Republicano francesa de 1848 y se concreta con la Revolución mexicana de 1910-1917. la defensa. .Limitó la actividad política y administrativa del Estado al manejo de las relaciones internacionales.Estableció la noción de la representación política. la Revolución Bolchevique de 1917-1918 y la aparición de la primera experiencia republicana en la Alemania Unificada de 1919-1933. manifestándose como consecuencia de las secuelas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. para la modificación de sus normas. Entre sus principales características del constitucionalismo social destacan: c) Aceptó los elementos del constitucionalismo clásico en materia de seguridad y libertad.

¿Cuales son las partes de una Constitución? El preámbulo. en este período histórico el poder estadual se encontraba concentrado en la figura del rey.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 107. en sus diversos niveles de especificidad. 109. El gobierno parlamentario es producto de una consecuencia de un proceso de evolución histórica que comprende la experiencia inglesa de finales del siglo XVII.El Primer Ministro es elegido por el Congreso. 115. • 55 • . 108. Esta parte está conformada por cláusulas complementarias. la parte dogmática. 114. disposiciones finales y/o transitorias.El jefe de Estado representa a la nación y con frecuencia se dedica a las actividades protocolares. En la constitución está referida a los derechos humanos. ¿En qué consiste la parte del apéndice? Es aquello que se añade de manera accesoria o dependiente. 110. Un ejemplo clásico es Gran Bretaña. Su origen está en Inglaterra. . ¿En qué consiste la parte dogmática de la Constitución? El dogma es un principio que no se puede poner en duda. pero si se puede aumentar derechos. mientras que el Primer Ministro conduce las tareas de Gobierno. En toda reforma constitucional viene a ser la parte que no se reforma. ¿Cuáles son las características de un gobierno parlamentario? Hay dos elementos característicos en el Ejecutivo: El jefe de Estado y el jefe de Gabinete. 113. ¿Qué es la constitucionalidad? Según BLUME la Constitucionalidad es aquel vínculo de armonía y concordancia plena que debe existir entre la Constitución y las demás normas que conforman el sistema jurídico que conecta o une los postulados constitucionales con sus respectivos correlatos normativos. 111. para lo cual requiere de una mayoría que le dé estabilidad a su gestión. así como el reparto de competencias entre estos y los mecanismos de elección o designación de las autoridades encargadas de su conducción. . ¿Qué es una Constitución Flexible? Es aquella que puede ser modificada por el Congreso en la misma forma que las leyes ordinarias. ¿En qué consiste la fórmula de la revisión? Es el iter procedimental a seguirse para conseguir la actualización de la Constitución 112. la fórmula de revisión y la parte del apéndice. ¿En qué consiste la parte orgánica de la Constitución? Comprende la institucionalización sistemática del cuerpo político. su masiva difusión en Europa y una selectiva expresión en Asia y África. fecha de entrada en vigencia y hasta la ratificación de los tratados internacionales. el posterior aporte francés de la primera mitad del siglo XVIII. reglas interpretativas. ¿Qué es el gobierno parlamentario? El parlamentarismo es el resultado de un lento proceso de evolución política que encuentra sus primeros vestigios en la Inglaterra medieval. el conjunto de reglas para el establecimiento y función de los órganos y organismos estaduales. Así. lugar en donde se forja a través de una larga lucha desplegada entre la nobleza y la burguesía. derogación expresa de normas infraconstitucionales. la parte orgánica.

Los actos del Jefe de Estado requieren para su validez de refrendación ministerial. es el líder del Partido vencedor. .El Poder Ejecutivo es dual: El Rey o el Presiente es el Jefe de Estado y el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • . la fuerza y la coerción estatal. . . Expresión de un hecho súbito violento y transitorio nacido de una voluntad política que monopoliza. por un tiempo determinado. • 56 • .El Parlamento está facultado para interpelar y censurara a los integrantes del Gabinete. . ¿Qué es un gobierno presidencialista y cuáles son sus características? En su versión original es propio de los Estados Unidos de Norteamérica. .El Jefe de Estado.Los ministros no responden ante el Congreso.Los miembros del gabinete son así mismo integrantes del la Cámara de los Comunes.La permanencia del gabinete depende de la mayoría de los integrantes del Parlamento. por lo general. 117.El presidente de la república es elegido por votación directa. Está facultado para disolver al Parlamento.El Gabinete es presidido por el Primer Ministro que. Estos gobiernos surgen porque: a) Deposición del gobierno de jure y por b) Obtención de un título para constituir gobierno mediante la falsificación de la voluntad popular (fraude electoral). Absorción de los poderes políticos. o por infracción de cualesquiera otras reglas de institucionalización del mando en los casos de cobertura de vacancia presidencial por razones de deceso. del poder político.El primer mandatario tiene una doble condición.El Presidente de la República dirige el órgano Ejecutivo en su doble condición de jefe de Estado y Jefe de Gobierno. . . sus miembros son de la coalición predominante. .La responsabilidad política recae en los miembros del Gabinete. tanto los de carácter constituyente como los de carácter constituido. 116.El Presidente de la República es elegido ya sea directamente o casi directamente por el pueblo. .El Presidente de la República ejerce la prerrogativa discrecional de nombrara o remover a los miembros de su staff político-administrativo.rey o presidente. En algunos casos. secreta y universal. Ejercicio discrecional. . Ruptura total o parcial del marco institucional y consiguiente quiebra de la continuidad y eficacia desorden constitucional.El Gobierno está constituido por los miembros del partido mayoritario asentado en el Parlamento. etc. . lo cual implica una ruptura del orden constitucional. .SARTORI consigna que los elementos constitutivos de un régimen presidencial serían los tres siguientes: . el que no los puede interpelar ni censurar. ¿Qué es un gobierno de facto? Es aquel gobierno que se constituye o que ejerce sin autorización legal el poder político. 118. ¿Cuáles son las características de este tipo de gobierno? Según GARCÍA TOMA 2 estos gobiernos presentan siete características básicas: 119. la de Jefe de Estado y la de Jefe de Gobierno. destitución.El Gabinete. . . con aprobación del Jefe de Estado. y sin parámetros institucionales.La iniciativa legislativa la comparten el Gobierno y el Parlamento. ¿Cuales son los tipos de gobierno de facto? Los tipos de gobierno de facto son los siguientes: Los gobiernos de facto por razón de su origen.no tiene responsabilidad política. Son sus características más importantes: . .-Son aquellos gobiernos que no cumplen con la forma y el modo establecidos en la Constitución para su institucionalización.

a los que tildan genéricamente como comunistas. los nuevos gobiernos no necesitan ni requieren de reconocimiento alguno por parte de sus homólogos para obtener plena validez jurídica.-Son aquellos que. un sistema político sometido a las reglas del Estado de Derecho. b) Desempeño gubernamental arbitrario y despótico. Credibilidad en su vocación de respetar los derechos humanos de la población y en su vocación de la aplicación de los principios generales del derecho en las relaciones entre gobernantes y gobernados. con cierta prontitud. mediante una nota diplomática de fecha 21 de noviembre de 1945.-Durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA).plantea quien los estados latinoamericanos deben negarse a reconocer a cualquier gobierno que hubiese nacido de una acción de fuerza. Existió en el pasado regional un cierto consenso en considerar que un gobierno de facto alcanzaba un reconocimiento expreso y formal o reconocimiento tácito e informe. cualquier Estado miembro o el Secretario General pueden solicitar la convocatoria del Consejo Permanente para realizar un análisis colectivo de la situación y adoptar las decisiones que estime pertinentes. esto es acreditar el ejercicio territorial efectivo de las funciones estatales. manifiestan y conducen fuera de ella o contra lo previsto por ella. o en defecto de ello. En ese documento se señaló que cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. 121. celebrado en la ciudad de Lima el 11 de septiembre del 2001 se aprobó la denominada Carta Democrática Interamericana. Otorgamiento de seguridad a los actos jurídicos de trascendencia internacional. En consecuencia. se expresan. cuando se cumplía los tres requisitos siguientes: Credibilidad en su vocación de establecer o restablecer. ¿Cuáles son las doctrinas que reconocen internacionalmente a los gobiernos de facto? Las doctrinas son las siguientes: a) La Doctrina Tobar. c) La Doctrina Betancourt. b) La Doctrina Estrada. Al obtener algún grado importante de consenso o respaldo popular. d) La Doctrina Rodríguez Larreta.considera que es necesario oponer obstáculos y atajos a las frecuentes interrupciones del orden constitucional motivadas por los sectores militares latinoamericanos en alianza con las oligarquías nativas. sino que incluye una intervención multilateral de carácter económico en defensa de los principios democráticos.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM - Los gobiernos de facto por razón de su ejercicio. los mismos que toman como pretexto de aquellas la lucha contra los movimientos políticos progresistas. ¿Cómo se consolida el gobierno de facto? Se consolida por: Contar con la fuerza necesaria para mantenerse en el poder. • 57 • . Esta doctrina plantea una acción conjunta no limitada al mero desconocimiento de los gobiernos de facto.postula que cada pueblo tiene el derecho de establecer su propio gobierno y de cambiarlo libremente. c) Acción de autogolpe. Estos gobiernos surgen como consecuencia de: a) Prolongación del mandato más allá del periodo fijado expresamente por la Constitución. esta doctrina -conocida como de la “no intervención”. habiendo cumplido con instituirse de conformidad con las formalidades y modo establecidos en la Constitución. 120.-Carlos Tobar en su condición de ministro de Relaciones Exteriores desarrolló esta doctrina -conocida como de “legitimidad constitucional”.-Planteada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Eduardo Rodríguez Larreta.-Planteada por Rómulo Betancourt –conocida como del no reconocimiento de los gobiernos de facto”.-Formulada por Genaro Estrada. alcanzar un nivel de tolerancia o resignación ciudadana respecto de su presencia y actuación. e) La Doctrina de la Organización de los Estados Americanos.

que quiere decir que ningún individuo o grupo puede invocar mérito o título alguno para “sujecionar” al ejerciente del poder constituyente originario y mucho menos substituirlo. ratificación y publicación. especialmente en la que declara la necesidad de la reforma. Además porque la nación constituyente puede en cualquier momento adoptar decisiones mediante una Asamblea Constituyente en relación a la constitución. Originario. No se encuentra sometido a ningún ordenamiento jurídico que limite su accionar en la forma o en el fondo. sin modificar su sustancia. no necesita estar previsto en Constituciones precedentes. no es soberano y su accionar está limitado por la Constitución previa que lo crea.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • 122. aprobación. ¿Cuál es el fin supremo del orden constitucional? La persona humana y su dignidad 123. La incondicionalidad quiere decir que el poder constituyente es libre de pronunciarse según las formas. Al respecto la Constitución dispone: “Art.-Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. absoluto. modificar algo. El Poder Constituyente Derivado. 125. 206º. Reformar significa volver a formar. - 1 Por sentencia del 1 de octubre de 1992. como tales le son subalternos. modificación o reconstitución de la estructura política fundamental. con aprobación del Consejo de Ministros. ¿Qué son los límites materiales? Los límites materiales implican que el Congreso de la República vía reforma no puede alterar sustancialmente a la Constitución. pues sus actos son político-fundacionales y no jurídicos. y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento de la población electoral. o de reformar o cambiar la Constitución vigente1. comprende la potestad de reformar. Tampoco acepta la vigencia de ninguna norma jurídica. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable.-Porque surge de la autodeterminación soberana de los pueblos y no de la declaración de los poderes constituidos que. 126. permanente. 124. ¿Qué son los límites formales? Los límites formales están referidos a la iniciativa. supresiones o adiciones a preceptos no esenciales de la Constitución. la Corte Constitucional de la República Colombiana. La autonomía. en cada caso. ¿Qué características tiene el Poder Constituyente originario? La inicialidad que es la presencia de una voluntad político-jurídica constitutiva y principal. Sus límites son formales y materiales. con firmas comprobadas por la autoridad electoral”. Poder constituyente derivado o constituido. Sobre él no preexiste ni se permite la presencia de ningún otro poder. el cual posee per se un poder soberano. sin límites y sin control jurisdiccional. a los congresistas. y ratificada mediante referéndum. superior a los dos tercios del número legal de congresistas. sino modificando solamente su forma. por ser un órgano constituido por el poder constituyente Originario. modalidades y contenidos de su actuación. • 58 • .-Denominado Poder Revisor o Poder Constituyente Permanente o Instituido. ilimitado. y cuya validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. estableciendo los poderes constituidos del Estado y las normas que son el fundamento de todas las otras normas integrantes del ordenamiento jurídico. haciendo modificaciones. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República. ¿Qué es el Poder Constituyente? El Poder Constituyente es una facultad para dictar una Constitución. afirma: El poder constituyente es el pueblo. y están señalados en la propia Constitución y en las leyes. en razón de que esta no rige ni vive.

que encuentra su razón de ser en la necesidad de acomodar la Constitución a los constantes cambios que la realidad social. en este modelo el poder constituyente originario emana: *De una asamblea o congreso de origen popular. Cumplido dicho propósito. independientemente de los individuos que lo componen. . evitar que quede reducida a un conjunto de fórmulas normativas sin proyección histórica ni verificación práctica en la realidad. Lógicamente es una situación concebida como excepcional o inusual. Soberano y como tal no está subordinado a ningún otro poder.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM - - - - - - La inmanencia expresa el hecho de un atributo inherente e intransferible del propio poder constituyente originario. de crear o recrear la estructura y organización política de un Estado naciente o reconstituido. ¿Cuáles son las tipologías del poder constituyente originario? a) Poder constituyente originario interno es cuando el establecimiento o configuración de un texto constitucional es producto de la energía política-social proveniente de los miembros del naciente o reestructurado Estado 3. Supremo por ser el máximo poder político que crea y delimita los poderes constituidos que están subordinados al constituyente. 128. lo que implica el surgimiento de un desfase entre la norma y la voluble realidad. movimiento revolucionario o institución militar. sin alterar su esencia o fundamentos. mediante la dación de una Constitución. al poder soberano del pueblo para dar la Constitución del Estado o para sustituirla por otra o para hacer en ella modificaciones sustanciales. siguiendo un procedimiento preestablecido por el poder constituyente que sancionó el texto original. c) El poder constituyente monocrático se caracteriza por el hecho político de que el ejerciente u operador del poder constituyente originario es una sola persona. sólo actúa cuando es necesario dictar una Constitución o reformarla y cesa cuando ha llenado su cometido. Como dice Sánchez Viamonte. *De un partido político. porque a diferencia de los poderes ordinarios.Por la constatación de una imperfecta acción constituyente originaria . más allá del cual no existe otro poder. el Poder Constituyente es extraordinario.Por la presencia de cambios en la sociedad política. Es el poder fundante de la estructura jurídico-político del Estado. 127. se inactiva política y jurídicamente. es inalienable e indivisible. Siendo así. ¿Qué es la reforma constitucional? La reforma Constitucional es una institución propia del constitucionalismo escrito. le pertenece esencial y originariamente al pueblo. Ilimitado por cuanto que ninguna Constitución precedente puede ponerle límites o materiales. d) El poder constituyente policrático se caracteriza por el hecho político de que el ejerciente u operador del poder constituyente originario está constituido por una pluralidad de personas. La temporalidad. no necesita de regulación constitucional o legal. • 59 • . Extraordinario porque a diferencia de los poderes constituidos que son ordinarios y permanentes. política y económica de un Estado produce. También se le define como la facultad extraordinaria dada a un órgano competente para modificar la Constitución en parte o totalmente. se da cuando el establecimiento o configuración de un texto constitucional es producto de la energía político-social proveniente de un Estado distinto al que lo acepta o recibe como suyo. y por ende. modificar o cambiar una Constitución.Por la necesidad de defender la vigencia de la Constitución. 129. es decir que dicho poder se hace efectivo por un lapso breve y para un fin determinado: formular un texto fundamental. el Poder Constituyente se ejerce con exclusividad para dictar. ¿Cuales son las justificaciones de la reforma constitucional? Son las siguientes: . b) El poder constituyente originario externo.

¿Quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución peruana? Tienen iniciativa el Presidente de la República. a fin de confrontar o cotejar la reforma con la dinámica social.-Consiste en la revisión propiamente dicha de las normas. expresamente. b) Límites materiales implícitos son aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser modificados. no sea sometida a ningún cambio antes del vencimiento de su lapso preestablecido caso la Constitución de 1826 y 1828.-Plantea la existencia de un tiempo de examen por la Constitución. ya que una modificación que los alcance.-Se encuentran referidos a todos y cada uno de los requisitos objetivamente reconocidos por la Constitución para que la reforma prospere. 131. se enraíce con la realidad y que los ciudadanos se familiaricen con sus postulados. es decir. ¿Cómo es el proceso de reforma de la Constitución según la doctrina? Según la doctrina es al siguiente: El plazo de espera para la modificación. Se trata de criterios sustantivos inmanente e inherentes al propio texto (como. Esta facultad puede ser encomendada al mismo órgano legislativo o a otro órgano ad hoc. La ratificación. son aquellos en los que la propia Constitución. sencillamente implicaría la destrucción de la Constitución. cuál es el plazo adecuado o razonable. • 60 • - . Estos pueden ser a su vez de dos clases: a) Limites materiales expresos llamados también cláusulas pétreas.-Consiste en una segunda aprobación que convierte al nuevo texto en ley constitucional. Los límites materiales se refieren a los contenidos de la Constitución. ¿Cuáles son los límites de la Reforma Constitucional? Los límites que caracterizan al órgano reformador pueden ser formales y materiales. Es el momento en el que se discute la conveniencia o no de las modificaciones constitucionales. recién para ser reformada.-Son aquellos que tiene por finalidad salvaguardar expresamente a determinadas normas constitucionales de cualquier tipo de modificaciones. por medio de su prohibición constitucional. La existencia de dispositivos intangibles. Este tipo de normas pueden ser de dos clases: a) Las disposiciones de intangibilidad expresa: Son las que se sustraen expresamente a cualquier enmienda.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • 130. es decir están constituidos por aquellos principios supremos del ordenamiento constitucional que no pueden ser tocados por la obra del poder reformador de la Constitución. que no se encuentran expresados literalmente en ella. ¿Cuáles son las fases de la Reforma Constitucional? Las fases de la reforma constitucional son las siguientes: Iniciativa de reforma. Discusión y Aprobación del nuevo texto. La finalidad es dar paso a que la Constitución se consolide. previa acreditación de firmas ante una autoridad electoral. son preceptos que no son materia de discusión reformadora. con aprobación del Consejo de Ministros. los congresistas de la república y un número de ciudadanos que equivale a (0. b) Las disposiciones de intangibilidad implícita: Son las que permiten garantizar determinados valores fundamentales de la Constitución. previa a la instalación y funcionamiento del órgano revisor. Siendo el problema.-El legislador constituyente.3%) de la población electoral. El plazo de estudio para la reforma. 133. Los límites formales. el respeto a los valores patrios).-Es la etapa con la que se inicia la reforma. aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma. determina que ciertos contenidos o principios nucleares del ordenamiento constitucional están exceptuados de cualquier intento de reforma. puede ordenar que su obra. 132. esta iniciativa se tramita con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los Congresistas.

134. • 61 • - . ¿Cómo es el procedimiento de reforma de la Constitución. 135. En ese contexto. Se puede omitir el referéndum si el Congreso aprueba la reforma en dos legislaturas ordinarias sucesivas y con una votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La mutación constitucional es una expresión doctrinaria surgida del publicismo alemán de fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Cuales son las características del régimen de excepción? Según Jorge Power Manchego Muñoz son las siguientes 4 : Concentración del poder. Existencia o peligro inminente de una grave circunstancia de anormalidad.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM - La declaratoria de inconstitucionalidad de la Reforma.Es la vulneración del procedimiento exigido por el legislador para llevar adelante la enmienda b) Vicio sustancial. Determinación espacial del régimen de excepción.Es la contradicción del nuevo articulado con algún dispositivo. que se va a llamar Ley Constitucional. cuando el nuevo texto hubiere incurrido en: a) Vicio procesal. a efectos de que la acción estatal sea tan rápida y eficaz como lo exijan las graves circunstancias de anormalidad que pesan sobre la comunidad política. situaciones de fuerza mayor o crisis económica. según la Constitución peruana? El procedimiento para la reforma es el siguiente: La reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República por mayoría absoluta y ratificada por Referéndum. con el título de dictador. Restricción transitoria de determinados derechos constitucionales Aplicación. con autorización constitucional. cuyo origen puede ser de naturaleza político-social. de aquellas medidas que se supone permitirán el restablecimiento de la normalidad constitucional. ¿Cuál es el antecedente más remoto de los estados de excepción? El antecedente más remoto lo encontramos en Roma durante el período de la República (509-30 AC). sea de intangibilidad expresa o implícita. o sea 81 votos como mínimo. el Presidente de la República sólo puede promulgarla..-Ella se expresa. ya que la Constitución le prohíbe ejercer el derecho de observación contemplada en el artículo 108º de la Constitución. en un solo detentador (Poder Ejecutivo) mediante la concesión de un conjunto de competencias extraordinarias. departamental o provincial. pero sujetos a la posibilidad de que sufran momentáneamente un debilitamiento en algunas de sus competencias ordinarias. uno de ellos era instituido por el Senado romano como soberano temporal. 137. Finalidad consistente en defender la perdurabilidad y cabal funcionamiento de la organización político-jurídica. 136. Transitoriedad del régimen de excepción. ¿Qué es una mutación constitucional? Viene a ser el cambio de significado o sentido de la Constitución sin que ello implique la alteración de su expresión escrita. se estableció la dictadura como una institución legal que aparecería cuando los cónsules reconocía que Roma se encontraba frente a circunstancias de grave peligro por razones bélicas.. regional. con criterio de proporcionalidad y razonabilidad. Como la Constitución va a ser reformada por una ley. precisándose que la medida tiene carácter nacional. Funcionamiento de los demás órganos estatales. Imposibilidad de resolver las situaciones de anormalidad a través del uso de los procedimientos legales ordinarios. se exige para evitar el referéndum.

los derechos que no deben ser restringidos.de las normas jurídicas –función ordenadora-. Es decir. pero que está fuera de la tríada clásica de poderes y sin relación de dependencia con el Poder Judicial”. Libertad de Conciencia y de Religión. decisión que tiene efectos vinculantes para todos los aplicadores –públicos y privados. declaración que se desarrolla por vía principal y sin necesidad de que exista un conflicto previo. ¿Cuáles son las características de este sistema de control concentrado? Las características son las siguientes: . un proceso de inconstitucionalidad. Derecho de la Nacionalidad. Derecho al Nombre. en forma aislada e independiente de la existencia de un caso concreto que afecte intereses particulares. existe un órgano especialmente encargado de conocer las acciones de inconstitucionalidad. Derecho a la vida. ¿Cuáles son las características del control difuso? Las características son las siguientes: . 141. • 62 • .DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • - Control jurisdiccional en relación a la verificación jurídica de la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo o suspensivo de los derechos fundamentales de la persona. pero el efecto más notorio de dicho proceso es la eliminación de la norma incoada por inconstitucionalidad –función pacificadora.-El pronunciamiento de inconstitucionalidad se produce cuando se plantea directamente. son los siguientes: Derecho al reconocimiento de la Personalidad Jurídica. ante el órgano especializado. Este órgano tiene atribuciones exclusivas y excluyentes para determinar la declaración de inconstitucionalidad de una ley. 142. ya que el pronunciamiento de inconstitucionalidad opera de manera derogante y genérica. ¿Qué derechos no deben ser restringidos cuando estemos ante un estado de Excepción? Según el artículo 27º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Protección a la familia. Es por ello que la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes y abrogativos.Control principal. Principio de legalidad y de Retroactividad. es decir de afectan al Estado y a todos los ciudadanos y adscritos a él. . 139.Control con eficacia general.Control abstracto se trata de que un órgano especializado se encarga de analizar una norma cuestionada de inconstitucionalidad.Control condensado. 138. . Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre. no siendo necesaria la preexistencia de un proceso. ¿Cuál es la finalidad del control constitucional de las leyes? El control constitucional de la ley tiene como finalidad el examen de constitucionalidad del texto legal sometido a jurisdicción constitucional –función de valoración-.-La declaración de inconstitucionalidad corresponde ser ejercida única y exclusivamente por un órgano especializado.Todos los órganos judiciales ordinarios pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen y resuelven las controversias suscitadas ante ellos. .del ordenamiento jurídico. ¿En qué consiste el control concentrado? GARCÍA BELAUNDE señala que el sistema de jurisdicción concentrada se caracteriza por entregar el control a “un órgano jurisdiccional especial y concentrado. Derecho del Niño. 140. Derechos Políticos. Derecho a la integridad personal.

frases o artículos. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Es el conjunto de normas que se desprende de la legislación constitucional primaria y secundaria. principios. ello no implica que las normas que proceden de ella se hallen exentas de un control de • 63 • . b) Coadyuva a la formación y aplicación correcta y concreta de los valores. aquellos espacios vacíos que este ha dejado en el texto fundamental por olvido. 146. inaplicando la disposición legal al caso que está conociendo. La aplicación vinculante. La fuerza de ley. imprecisión o la imposibilidad de imaginarlos. ¿Es posible someter a control constitucional las normas estatutarias? Si bien la potestad normativa privada de las Asociaciones supone el ejercicio del derecho fundamental de Asociación. es decir las partes del proceso en el cual se debe aplicar la norma supuestamente inconstitucional. la Constitución no se reduce a la suma de palabras. ¿Qué son las lagunas constitucionales? García Toma define a las lagunas constitucionales a las hipótesis no previstas por el legislador constituyente.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM - La ley sospechosa de inconstitucionalidad no es susceptible de impugnación directa. en este sentido como bien afirma Jorge De Esteban “una Constitución incompleta”. lo cual a diferencia de buena parte de los textos constitucionales modernos carece de parte dogmática. prácticas y normas constitucionales. es decir. así como de las costumbres constitucionales y la jurisprudencia constitucional.-El carácter vinculante de sus efectos corre a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial “El Peruano”. y a los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. ¿Qué función cumple la Jurisprudencia Constitucional? La jurisdicción constitucional cumple las siguientes funciones: a) Garantiza la superlegalidad de la Constitución. tienen directo entroncamiento con la Constitución creada por Charles De Gaulle en 1958. d) Crea normas político-jurídicas en sentido estricto. este plexo de valores y principios alcanza su verdadera magnitud y recto sentido. las partes en litigio. 147. La explicación para la aparición de dicha expresión y los alcances de la decisión del 16 de junio de 1971. pues la presunta inconstitucionalidad sólo puede hacerse valer como cuestión incidental. 145. Están legitimadas para solicitar o promover el control. ¿Cuáles son los efectos del control constitucional concentrado? Los efectos son los siguientes: La cosa juzgada. al momento de resolver conflictos carentes de regulación constitucional (lagunas constitucionales). de conformidad con los retos del tiempo. siendo. ella expresa un espíritu y una finalidad. c) Interpreta y declara el sentido de lo constitucional. evitando su modificación por vías irregulares. estableciéndose que esta debían adecuarse no solo a la Constitución. Como es evidente. sino también a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. sino que declara una nulidad preexistente. de cuya resolución depende la decisión que sobre el caso principal ha de adoptar el juez competente.-que se dan en dos planos formal y material. 143.-Dicho concepto hace patente la residual actividad legislativa que tiene privativamente los órganos contralores-jurisprudenciales 144. el Juez no anula la ley. En este sistema. o su violación por obra del legislador. al Preámbulo de la Constitución de 1946. Esta expresión fue adoptada por el Consejo Constitucional Francés mediante una decisión de fecha 16 de junio de 1971. dentro del marco del control previo de constitucionalidad de las leyes y de los reglamentos parlamentarios. Mediante la jurisprudencia constitucional.

por razones obvias. los derechos reconocidos por ellos. ¿Qué rango detentan los tratados de Derechos Humanos en nuestro sistema normativo? Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte integran el ordenamiento jurídico. de los mismos. Nº 0959-2004-HD/TC) 150. Tal sucede con el embarazo. b) La ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución. 148. incluso. se deben observar los siguientes presupuestos: a) Dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo. que consiste en el derecho de la Nación de conocer los acontecimientos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. 149. el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. incide de forma exclusiva sobre las mujeres. hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y. Los tratados sobre derechos humanos representan en tal sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la Constitución • 64 • . Nº 05652-2007-AA). 151. circunstancias que a su vez. el Estado tiene la obligación específica de investigar e informar. además. 51º y 138º de la Constitución. sino a título de derechos de rango constitucional. elemento o factor diferencial que. cuando resulten contrarias a derechos constitucionales. es decir. El rango que detentan trae consigo que dichos tratados estén dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional. por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que afectara su contenido protegido. (Exp. conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a éste. en tanto derecho vigente. Para ello. es decir. Por el contrario tal control resulta inexorable en virtud del efecto interprivatos de los derechos constitucionales. Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales. ¿Cuáles son las dimensiones del derecho a la verdad? El derecho a la verdad tiene dos dimensiones: una colectiva. de conformidad con los artículos 38º. fuerza activa. pero no bajo cualquier condición. Siendo posible que sean estas inaplicadas por el Juez en ejercicio del control difuso. Dichos tratados no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que. ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e. ¿Cómo debe efectuar la interpretación de los derechos reconocidos en la Constitución? Los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado peruano. implícitamente. bien por la forma.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • constitucionalidad. Es decir. que la discriminación laboral por razón de sexo comprende no sólo los tratamientos peyorativos fundados en la constatación directa del sexo. (Exp. ¿Es posible hablar de control difuso administrativo? Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente. sino también en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca. en particular. y otra individual. ¿Cómo se puede establecer discriminación por razón de sexo? La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima. una adhesión a la interpretación que. bien por el fondo. detentan rango constitucional. sino también aquellos que se basen en circunstancias que tengan una directa conexión con el sexo. Tal interpretación conforme con los tratados sobre derechos humanos contiene. que implica el derecho de las víctimas y sus familiares de conocer los hechos y circunstancias en que se cometieron violaciones a sus derechos humanos. 152.

o reparador. Se trata de un derecho instrumental destinado a garantizar lo dispuesto por la Constitución. y no sólo como un elemento accesorio que forme parte de un proceso distinto. ¿Qué es un proceso constitucional? Según SAGÜÉS es aquel encargado de velar en forma inmediata y directa. Existencia autónoma. esto es. como ocurre en España y Colombia. y no simplemente mediante una ley.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 153. 157. Su objeto. ejerciendo el control difuso.es decir. 155. con entidad propia. Garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Los procesos de control normativo. de modo imparcial. tal como sucede tratándose de la denominada acción de inconstitucionalidad y acción popular. La Constitución Los tratados La legislación La jurisprudencia (Precedente vinculante). con arreglo al derecho objetivo y mediante los procedimientos y órganos especiales establecidos. También hay que tener en cuenta que el derecho procesal constitucional probablemente sea la más joven de las disciplinas dentro del derecho procesal. como puede ser el caso de los “incidentes constitucionales”. ya sean de tipo preventivo. habeas corpus y habeas data.por el respeto del principio de supremacía constitucional o por la salvaguarda de los derechos constitucionales. Finalmente existe un conjunto heterogéneos de procesos que en algunos países se incorporan. ¿Qué caracterizan a un proceso como constitucional? Lo caracterizan lo siguiente: Su configuración o creación a nivel constitucional. 158. el cumplimiento. y no de otra clase. ¿Qué es el Derecho Procesal Constitucional? Según VERDÚ es la disciplina jurídica que tiene por objeto decidir. cuyo conocimiento puede corresponder a un Tribunal Constitucional o al Poder Judicial. ¿Cuáles son las clases de procesos constitucionales existentes? Samuel Abad los clasifica en: Aquellos destinados a la tutela de los derechos fundamentales. Aquellos procesos que permiten la solución de un conflicto de competencias entre dos o más órganos constitucionales autónomos o entidades descentralizadas respecto a sus atribuciones previstas constitucionalmente. La doctrina ¿Cuál son las finalidades de los procesos constitucionales? Según el Código Procesal Constitucional son los siguientes: Garantizar la primacía de la Constitución que se materializa en los procesos de Acción Popular y de Inconstitucionalidad ejerciendo el control concentrado. • 65 • . tutela y aplicación de las normas constitucionales. como sucede con los procesos de amparo. un proceso destinado a resolver controversias en materia constitucional. ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Procesal Constitucional? Según Samuel Abad son las siguientes: 156..frente a proyectos de ley o de tratados. 154. esto es.

Legitimación activa vicaria . o sea. ¿Qué tipo de proceso es el Proceso de Cumplimiento? La controversia en este proceso se deriva esencialmente de la inactividad. Resoluciones Supremas. tutela y aplicación de la Constitución y los derechos fundamentales. • 66 • . . no solamente garantizar la libertad y la integridad personales. y el Proceso de Inconstitucionalidad que protege a la Constitución de la infracción de normas con rango de ley como la Ley propiamente dicha. en última instancia.Principio de unilateralidad . En el año 2006 sentenciaron a los responsables de este execrable hecho convirtiéndose en la primera sentencia por delito de desaparición forzada en el Perú. Este tipo de habeas corpus procederá cuando a pesar de haber cesado o convertirse en irreparable la conducta lesiva del derecho a la libertad personal.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • 159. ¿Cuáles son los procesos constitucionales. es menester que el juez constitucional actúe a fin de evitar que conductas de esa naturaleza se repitan en el futuro contra el accionante. el Tratado en lo que respecta a su manera de aprobación o sea la inconstitucionalidad de forma. asegurara el derecho a la vida.Principio de procedencia constitucional . sentencia del 3 de noviembre de 1997 dijo que el habeas corpus tiene como finalidad. Tribunal Constitucional o. con la finalidad esencial de garantizar el cumplimiento. ambos). Resoluciones Ministeriales.Principio de no simultaneidad .Principio de prosecución oficiosa .-Contemplado en el artículo 1º del Código Procesal Constitucional. 163.principio de agravio personal y directo. 162. el Decreto de Urgencia. omisión y renuencia a cumplir con los mandatos establecidos en una ley o un acto administrativo. según MESÍA RAMÍREZ 2: . de ser el caso.Principio de celeridad . ¿En qué principios se inspiran la tramitación de un habeas corpus? Son los siguientes. cuando se trate de una desaparición forzada para los fines de investigación. Caso Castillo Páez. la Ordenanza Regional. 161. Reglamentos y demás normas administrativas. 160.Principio de informalidad 165. ¿Cual es el objeto de estudio del Derecho Procesal Constitucional? El objeto de estudio del Derecho Procesal Constitucional son los procesos constitucionales y los órganos jurisdiccionales que los resuelven (Poder Judicial. Además. . cuya demanda no requieren de firma de abogado? Los procesos constitucionales cuya demanda no requieren de forma de abogado son: el habeas corpus y el habeas data. hay que tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y. ¿Qué procesos constitucionales protegen la jerarquía normativa? El Proceso de Acción Popular resguardando a la Constitución y a las leyes por infracciones de normas infralegales como Decretos Supremos. el Decreto Ley . ¿Cuándo interviene el Ministerio Público en un habeas corpus? Interviene en el habeas corpus instructivo. el Reglamento del Congreso. 164.Principio de preferencialidad . el Decreto Legislativo. ¿Qué innovaciones trae el Código Procesal Constitucional con respecto al habeas corpus? Trae las siguientes innovaciones: Habeas corpus innovativo.Principio de primacía del fondo sobre la forma. la Ordenanza Municipal.

Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho. que es objeto de proceso. (EXP. Utilidad. inciso 16 del Código Procesal Constitucional. Este tipo de habeas corpus se interpone cuando ocurre una desaparición forzada de personas.-El artículo 25º inciso 17 del Código Procesal Constitucional proclama este habeas corpus.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM .-Se presenta siempre y cuando contribuya a conocer lo que es objeto de prueba. Además de violar la libertad locomotora. ¿Cuales son los requisitos para admitir un medio probatorio en una demanda de habeas corpus. a la brevedad. el derecho de acudir a un tribunal a fin de que se decida. torturas o tratos inhumanos o degradantes y físicos y mentales. violación al derecho a un juicio justo y las garantías del debido proceso. cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización o aquiescencia del estado.Para los efectos de la presente Convención. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho. acto criminal que supone que se inicia con una detención ilegal carente de mandato judicial ni situación de flagrancia. seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o informar sobre el paradero de la persona. y de la que el Perú es país signatario. así. violación a la libertad de movimientos. Conducencia o idoneidad. impide interponer los recursos legales que permitan proteger los derechos conculcados. También lo encontramos en el inciso 1 del artículo 25º que reconoce el derecho a la integridad personal. Sólo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del proceso. y el posterior ocultamiento de sus cadáveres”. cualquiera que fuere su forma. a descubrir la verdad. se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas. con fecha de ratificación 13 de febrero de 2002..Habeas corpus correctivo. con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. el Ministerio Público no tenía ninguna participación en este proceso. mas ello no podrá hacerse cuando - - • 67 • . la ejecución extrajudicial de los detenidos. El objetivo de este habeas corpus es de resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad. cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o una sentencia condenatoria con privación efectiva de la libertad. Pertinencia. lesionando.-Comprendido en el artículo 25º. define a la desaparición forzada de personas en los siguientes términos: “Art. el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (adoptada en Belem do Pará. por lo que también afecta el derecho a la integridad personal. sobre la legalidad de la detención. el 9 de junio de 1994). implica generalmente. Nº 6712-2005-HC/TC. a alcanzar probabilidad o certeza.. impedir tratos o traslados indebidos a personas detenidas legalmente. que procura. actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes. según el Tribunal Constitucional? Exp. Habeas corpus instructivo. esta práctica criminosa supone. 2488-2002-HC/TC GENARO VILLEGAS NAMUCHE). De igual manera. con frecuencia. Según el Tribunal Constitucional Peruano: “La desaparición forzada contra diversos derechos fundamentales.-El legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. caso Magali Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana. ejecución extrajudicial y violación al derecho a la verdad y justicia para la víctima y sus allegados. 166. II. Hay que recordar que en las leyes anteriores (23506 y 25398). Asimismo. ni violentado para obtener declaraciones. en forma preventiva o reparadoramente.

no tendrá lugar la solicitud probatoria. bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes. ¿Quienes fueron los creadores del hoy llamado proceso de amparo? Los creadores de esta institución en el ordenamiento mexicano fueron Manuel Crescencio Rejón en la Constitución del Estado de Yucatán de 1841. en 1847. Es una situación sui géneris. También hay que tomar en cuenta que la ley prevé otros casos como las razones de sanidad. introdujo modificaciones a la Constitución Federal de 1824. • 68 • . Mariano Otero en el documento llamado Acta de Reformas expedida en mayo de 1847. ordenar que no vuelva a repetirse. se expone a ser expulsado bajo las consideraciones jurídicas que impone la Ley de Extranjería. El derecho de locomoción sólo le corresponde a los nacionales y extranjeros con residencia establecida. Licitud. A nivel nacional fue establecido en México.En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios. En la Constitución del Estado de Yucatán. lo que supone que quien. notorios. aunque excepcional es cuando se ha declarado el estado de emergencia y de sitio. Si el acto lesivo es irreparable o ha cesado la violación de la libertad. También hay que considerar que en el censo nacional de población y de Vivienda llevado a cabo el 21 de octubre del año 2007..DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta. el 16 de mayo de 1841. y. pretende ingresar. - - 168. cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada. Que la pena privativa de la libertad se cumpla conforme a la Constitución. que la consagraron definitivamente en la Constitución Federal de febrero de 1857.-No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención de ordenamiento jurídico. 170. sin pertenecer a nuestro Estado. Ordenar que la persona detenida sea puesta a disposición del juez. se ordenó a la población permanecer en sus viviendas hasta que el censo haya terminado. 167. y finalmente los constituyentes de 1856-1857. cuando se ofrecen medios probatorios superfluos. una persona sólo puede ser detenida en flagrante delito y por mandato debidamente motivado por el Juez. pero que se dio. mediante el Acta de Reformas que. imposibles. donde se consagró el juicio de Amparo. Preclusión o eventualidad. la ley y los tratados de derechos humanos. incluso. ¿Qué efectos puede tener una sentencia estimatoria de habeas corpus? Una sentencia estimatoria de Habeas Corpus puede tener los siguientes efectos: Liberar a la persona inconstitucionalmente detenida. cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con él los hechos que pretenden ser probados por la parte. de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o. 169. lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida. cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no controvertidos. inspirándose en el sistema judicial norteamericano. ¿Dónde tuvo su origen la acción de amparo? La Acción de Amparo tuvo su origen en México. Otra situación de privación de la libertad (tránsito y locomoción). o de pública evidencia. ¿Cuándo una persona puede ser privada de la libertad personal? Una persona puede ser privada de su libertad en los siguientes casos: Según la Constitución Política. pasado dicho plazo. transitar o salir libremente de su territorio. puede verse restringido el derecho de tránsito esencialmente porque. derecho distintos de los de la persona que intenta el desplazamiento.

Ante los seguimientos injustificados o que provienen de autoridad incompetente. . en establecimientos de tratamiento. Deber del Juez de expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener. . los jueces mixtos y las salas mixtas. ¿Cuáles son los deberes del Juez según el Código Procesal Constitucional? Los deberes del juez constitucional son los siguientes: Deber de impulsar de oficio los procesos Deber de adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso Deber de interpretar el contenido y alcances de los derechos constitucionales de conformidad con los tratados en materia de derechos humanos Deber de preferir la norma constitucional antes que la legal Deber de interpretar y aplicar las leyes según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional. Deber del juez de exigir apariencia de buen derecho –bonus fumus iuris. en aplicación a la Tercera Disposición Final del Código Procesal Constitucional. 175. salvo de que la Presidencia de la Corte Superior de un Distrito Judicial. la integridad personal y la salud de los reclusos. etc. haya creado un Juzgado Especializado en Derecho Constitucional. públicos o privados (internados estudiantiles. ¿Quiénes son competentes para conocer la demanda de proceso de amparo? Los jueces civiles y las Salas Civiles y en su defecto.y peligro en la demora – periculum in mora. ¿En qué situaciones se interpone una demanda de habeas corpus restringido? Se interpone: . • 69 • .Contra la prohibición de acceso o circulación en determinados lugares. 173. Deber de aplicar el derecho que corresponde al proceso. Contra la violación o amenaza de la vida. Contra la violación o amenaza de la vida. ¿En qué situaciones se interpone una demanda de habeas corpus reparador? En las siguientes situaciones: Contra órdenes policiales o judiciales arbitrarias.). la integridad personal o la salud de quines se hallan internados. ¿En qué situaciones se interpone una demanda de habeas corpus correctivo? Se interpone: Contra la reclusión decretada por orden judicial pero que se lleva a cabo en condiciones carente de razonabilidad y proporcionalidad. centros de rehabilitación. Deber del Juez de remitir la notitia criminis al Fiscal en los procesos constitucionales fundados donde se haya cometido delito. Deber del Juez de declarar fundada la demanda aunque haya ocurrido la sustracción de la materia.para la expedición estimativa de una medida cautelar. Deber de los jueces superiores de integrar las sentencias que omitan algo Deber de los jueces de tramitar con carácter preferencial los procesos constitucionales. Contra la ilegitimidad en el traslado de los presos de un lugar a otro. Contra los tratos inhumanos o degradantes de los reclusos.Cuando se afecta a la tutela procesal efectiva. Frente a internamientos siquiátricas sin proceso de interdicción civil. Contra sanciones disciplinarias arbitrarias que implican privación de la libertad.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 171.Contra la vigilancia domiciliaria indebida o ante las continuas retenciones en el control migratorio. Contra la restricción arbitraria de las visitas familiares de los reos. Contra la negligencia penitenciaria de mantener en prisión a quien ya cumplió su condena. . bajo una especial relación de sujeción. 172.Frente a las reiteradas e injustificadas citaciones policiales. . 174.

180.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • - Por la cohabitación en un mismo ambiente de procesados y condenados. en el artículo 135º del Código Procesal Penal. Supuestos de hecho que habilitan ordenar la detención preventiva de una persona para la investigación de un delito. ¿Es procedente el desistimiento en los procesos de habeas corpus? Si bien el Código Procesal Constitucional no ha previsto de manera expresa la posibilidad del desistimiento en el proceso de hábeas corpus. 176. ¿Cuáles son los presupuestos de admisión de un habeas corpus contra resoluciones judiciales? La admisión a trámite de un hábeas corpus que cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando: a) Exista resolución judicial firme. b) Exista vulneración manifiesta. Cuando el cadáver ha sido retenido en una morgue por falta de pago. aspecto que ha sido regulado. y los familiares desean darle una cristiana sepultura. aspecto regulado en el Código Procesal Penal. Para la protección de derechos innominados vinculados a la libertad personal (derecho a la verdad). 177. En los casos de detención policial. sino simplemente da por desistido de la pretensión al accionante. El desistimiento de la pretensión en el proceso de hábeas corpus no produce los efectos de cosa juzgada. c) Y que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 179. a no declarar culpabilidad contra uno mismo ni sus parientes más cercanos. Para este tipo de Habeas Corpus hay que tener en cuenta de que existen Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante Resolución 663 del 31 de julio de 1957 y 2976 de fecha 13 de mayo de 1977. Para la protección de la integridad personal. como las siguientes: Por violación de los derechos a ser asistidos por un abogado defensor libremente elegido. hombres y mujeres. el juez constitucional solicitará el expediente penal donde va a encontrarse con las principales piezas procesales y evaluará si el demandante debía estar detenido o sólo con mandato de comparecencia o se ha incurrido en exceso de detención. ¿En qué situaciones se interpone una demanda de habeas corpus conexo? Se interpone para situaciones no previstas en los demás tipos de habeas corpus. ¿Cuáles son los casos previstos por la ley para restringir la libertad personal? Los casos son los siguientes: Conductas consideradas como delitos y sancionadas con pena privativa de libertad efectiva. al disponer una sumaria investigación. ello en razón de que en los procesos constitucionales sólo adquiere la calidad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo del asunto (artículo 6º del Código Procesal Constitucional) porque. por • 70 • . o Conductas que permiten decretar la privación de libertad como una medida de coerción para garantizar la correcta administración de justicia. este Tribunal considera que sí resulta viable la procedencia de dicha institución en aplicación análoga de lo dispuesto en las normas referidas al proceso de amparo (artículo 49º) y al proceso de cumplimiento (artículo 71º). 178. el juez se apersona al lugar donde se encuentra detenido el demandante (Inspección judicial) y le realiza la toma de dicho (declaración de parte). ya que el Juez puede actuarlas de oficio. menores de edad y adultos. aspecto regulado en el Código Penal. y por tanto concluido el proceso. ¿Se presentan pruebas en una demanda de habeas corpus? No es necesario. Si se trata de una detención por mandato judicial debidamente motivado. por ejemplo.

conforme al Código Procesal Civil. defensas previas y solicitar la nulidad del Auto Admisorio. 188. Tampoco existía en la anterior legislación. dicha formalidad debe ser realizada por el propio favorecido y no por otra persona. 184. y que si se tratare de demandas o escritos que han sido presentadas por terceras personas como frecuentemente ocurre en el proceso de hábeas corpus.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM ejemplo. concluido un proceso de amparo con decisión final. era competente también el juez civil o mixto del domicilio del demandante. cuando la demanda va dirigida contra una Resolución Judicial que haya sido fruto de un proceso irregular (se haya vulnerado la tutela procesal efectiva. léase las leyes 23506 y 25398.Derecho a la salud. 182.Derecho a la Tutela Procesal Efectiva. el restablecimiento del derecho violado sin que el actor o quejoso haya reclamado de modo expreso la violación”. por lo que las formalidades exigidas deben ser efectuadas por el propio accionante. • 71 • . 181. salvo se encuentre debidamente facultada para ello. ¿Qué nuevos derechos protege el proceso de amparo en el Código Procesal Constitucional? . El desistimiento no se presume y sólo comprende a quien lo propone. puede deducir excepciones. ¿En que consiste la suplencia de la queja deficiente? Para TRUEBA URBINA la suplencia de la queja deficiente es una facultad otorgada a los jueces para imponer. de lo contrario se declarará la rebeldía. ¿Cuál es el plazo para contestar una demanda de amparo? Cinco días hábiles. ¿ Aparte de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda es un medio de defensa de fondo. ¿Cuál es el plazo para admitir una demanda de proceso de amparo? No existe plazo para admitir la demanda de Amparo. en vía de apelación. ¿Cuándo es competente la Sala Superior o Mixta. ¿Cómo se determina la competencia por el territorio en una demanda de proceso de amparo? Es competente el juez donde se cometió la vulneración o el juez del domicilio del demandante. en ciertos casos. Se reguló por primera vez en el segundo párrafo de la Fracción II del artículo 107º de la Constitución mexicana de 1917 estableciendo actualmente que: En el juicio de amparo deberá de suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103º y 107º de la Constitución. 186. Nunca es competente el juez de paz ni el juez de paz letrado. es posible la instauración de otro (amparo contra amparo).Derecho a la remuneración y pensión. 187. 185. 183. ella está vinculada a aquel capítulo de la teoría general del proceso en torno a la extensión y límites del poder del de los jueces ya los principios a los que se encuentra sujeto el proceso. . . Hasta antes de la reforma del 24 de diciembre de 2006. para conocer una demanda de proceso de amparo? Es competente la Sala Superior o Mixta cuando la demanda va dirigida contra una resolución judicial que ha vulnerado el derecho a la Tutela Procesal Efectiva. ¿qué puede hacer el demandado? Según el Código Procesal Constitucional el demandado. entonces. ¿Cuando la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema interviene en un Amparo? Interviene en segunda instancia.

etc. ¿De acuerdo a la naturaleza de las pretensiones. administrativo. o estén en vías de producir la agresión del derecho constitucional. el Tribunal habilita un plazo para que las partes conozcan de ellos y puedan alegar lo que convenga a su derecho”. lo que no impide el ofrecimiento de medios probatorios documentales al momento de demandar y en el transcurso del proceso (siempre y cuando se traten de hechos nuevos). el reglamento o el acto entre particulares tan sólo desarrollan el contenido de un derecho fundamental de manera que este contenido. sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7º del presente Código. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • 189. 193. El mismo Código le da la facultad al Juez de realizar las actuaciones probatorias que considere indispensable. • 72 • . reglamento o acto de particulares no implica per se que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional y consecuentemente no sea susceptible de protección en la jurisdicción constitucional. que regula las partes de la demanda y sus anexos. En tal caso. ¿Qué requisitos de forma debe tener una demanda de Proceso de Amparo. o por lo menos. ¿Y.). que están contenidas en ese orden en los incisos 1 y 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. pero de conformidad con el artículo 33º de la Ley Complementaria de Habeas Corpus y Acción de Amparo. 190. que no requieren actuación (documentales). sí es susceptible de protección en la jurisdicción constitucional. respectivamente. Ahora te dice como mínimo. El petitorio. se aplicaba supletoriamente los artículos 424º y 425º del Código Procesal Civil. Lo que no es protegible en un proceso constitucional es aquel contenido de una ley. como mínimo? La designación del juez ante quien se interpone sea civil o mixto. Además el artículo 119º del Código dice lo siguiente: “El Tribunal puede solicitar a los poderes del Estado y a los órganos de la Administración Pública todos los informes y documentos que considere necesarios para la resolución de los procesos de su competencia. que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. las leyes 23506 y 25398 mantenían un silencio al respecto. faltando lo más trascendental: Que el derecho invocado esté constitucionalmente protegido y que no hayan vías procedimentales igualmente satisfactorias. por tener relevancia constitucional. pues existe un considerable número de casos en los que la ley. La relación numerada de los hechos que hayan producido. El nombre. ¿Tiene etapa probatoria el proceso constitucional de amparo? Lo que en realidad no existe es una Audiencia Pública de Pruebas. Que se haya violado el derecho a una tutela procesal efectiva. identidad y domicilio procesal del demandante El nombre y domicilio del demandado. ¿Qué requisitos se debe cumplir para interponer una demanda de amparo contra resolución judicial? Que la resolución judicial sea firme Que la resolución judicial no haya sido consentida. 192. Los derechos que se consideran violados o amenazados. lo que requiere ciertamente de una precisión: el hecho de que un derecho se encuentre regulado en una ley. Que la Resolución judicial haya vulnerado cualquier derecho fundamental (Sentencia Apolonia Colque). cómo era antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional? Antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional. 191. Porque para sentenciar el Juez Constitucional tiene que haber valorado las pruebas y haberle creado certeza para emitir un pronunciamiento que va a poner fin a la instancia o al proceso. en qué casos es improcedente el amparo? a) Pretensiones relacionadas con otro tipo de derechos (de origen legal.

¿Cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional? Resolver en última y definitiva instancia los procesos de habeas corpus. 198. un derecho sin relevancia constitucional. en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia.° 19846.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM reglamento o acto de particulares que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. Si el vicio incurrido sólo alcanza a la resolución impugnada. ésta será resuelta con conocimiento de la parte demandada. d) Intervención del Ministerio Público. no se protegen en el amparo contra resoluciones judiciales aquellas pretensiones mediante las cuales se persigue una nueva valoración de la prueba o la determinación de la validez de un contrato. ¿Existe diferencias entre el proceso cautelar previsto para amparos en general y los que se plantean contra gobiernos locales y regionales? Sí. es el derecho se posesión regulado por el artículo 896° del Código Civil o los beneficios de combustible o chofer para militares regulados en el Decreto Ley N. por ejemplo. e) En primera instancia es de conocimiento de una sala superior y. b) Pretensiones que. habeas data y de cumplimiento que llegan vía recurso de agravio constitucional. ya sea actualizando datos que no responden al actual estado de cosas. ¿En qué casos puede darse un control político de la Constitución? Puede darse por medio del Congreso de la República cuando sanciona a un alto funcionario público contemplado en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la Constitución en el ejercicio de sus funciones. no son susceptibles de protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario. b) Finalista destinado a determinar para qué y para quién se realizó el registro. ¿En qué consiste el habeas data informativo? Es utilizado por quien procura recabar información. 197. En los párrafos tercero y cuarto del referido artículo 15.º se establece un procedimiento cautelar especial creado por el Legislador para el caso de los gobiernos locales y regionales se diferencia del procedimiento cautelar "general" por las siguientes características: a) Una vez presentada la solicitud de medida cautelar. c) Autorial sirve para averiguar quién obtuvo los datos incluidos en el peligro. b) Es posible solicitar informe oral. Se divide en subtipos como en: a) Exhibitorio que está previsto para conocer qué se registró. 194. amparo. c) De apelarse la decisión adoptada en primera instancia ésta sólo será concedida suspendiéndose sus efectos. entre otras. el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo. Por ejemplo. Resolver el recurso de queja. ¿En qué consiste el habeas data aditivo? Consiste en agregar más datos a aquellos que figuren en el registro respectivo. Lo puede hacer el Poder Ejecutivo en la persona del Presidente de la República al observar una autógrafa de ley por inconstitucional. aunque relacionadas o no con el contenido constitucional de un derecho fundamental. 195. la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. • 73 • . Así. según lo contemplado en el artículo 108º de la Constitución. Si considera que la Resolución de la Sala Superior ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión. Resolver en única instancia el Proceso Competencial Resolver en única instancia el Proceso de Inconstitucionalidad. 196.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • 199. ¿En que consiste el proceso de cumplimiento? Otorga a los particulares la garantía jurisdiccional de poder accionar contra la abstención administrativa. según el cual ciertas informaciones deben ser eliminadas pasado un determinado periodo de tiempo”. 203. a través de un mecanismo expeditivo a una serie de derechos de origen legal que de ordinario no encontrarían tutela a través de un proceso • 74 • . también para requerir la rectificación o la supresión de los datos inexactos u obsoletos. ¿En qué consiste el habeas data exclutorio o cancelatorio? Consiste en eliminar la información sensible. En un momento Jorge Danós opinó que se trata en verdad de un mecanismo procesal referido esencialmente al control jurisdiccional (objetivo) de la administración. ¿Por qué el proceso de cumplimiento no está configurado como un proceso constitucional? Porque no ésta destinada a tutelar ningún derecho constitucional en especial. el cual se constituye en el primer antecedente del “Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal” del 28 de enero de 1981. 202. ¿Qué efecto tiene el proceso de cumplimiento? El proceso de cumplimiento tiene por efecto otorgar protección. y disponer sobre su transmisión. Por ello. Su finalidad no es la de proteger derechos ni velar por el principio de supremacía constitucional. inexactas o imprecisas de un banco de datos. es decir información que en mérito a su misma naturaleza no debiera estar en algún o algunos de los bancos de datos. Detrás de este tipo de habeas data está la protección de la confidencialidad como parte de la autodeterminación informativa. 205. incluye el derecho al olvido. ya sea que ésta se manifieste en inactividad formal 204. ¿En qué consiste el habeas data reservador? Consiste en asegurar que un dato legítimamente registrado sea solamente proporcionado a quienes estén legalmente autorizados para ello. con la finalidad de tener conocimiento de su exactitud. En Estados Unidos de Norte América al proceso de Habeas Data también se le conoce como el derecho a la autodeterminación informativa. bien pudo ser considerado como una modalidad especial de la acción contenciosa-administrativa.Exp. Nº 0191-2003-AC-TC). el Tribunal Constitucional ha señalado que la acción de cumplimiento es un “proceso constitucionalizado” y no es “en estricto un proceso constitucional” (Caso Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social c/ Instituto Peruano de Seguridad SocialESSALUD. que en lugar de estar consignado en el capítulo de las garantías destinadas a la protección de los derechos constitucionales. lo que implica la posibilidad de corregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados. Mientras tanto en el continente europeo el derecho a la autodeterminación informativa se fue consolidando progresivamente como un derecho autónomo. ¿En qué consiste el derecho a la autodeterminación informativa? El referido derecho tiene como objetivo garantizar la facultad de las personas para conocer y acceder a las informaciones que les conciernen archivadas en bancos de datos. que se define como el derecho que tiene toda persona a solicitar judicialmente la exhibición de los registros públicos o privados en los cuales están incluidos sus datos personales o los de su familia. controlar su calidad. ¿En qué consiste el habeas data rectificador o correctivo? Destinado a modificar o sacar informaciones falsas. 200. 201. Asimismo. destacándose Alemania como el primer país europeo donde se elaboró el primer texto de protección de datos personales que data aproximadamente de 1970. En otras palabras busca tutelar el aspecto denominado modificación o corrección.

cabe mencionar los conflictos competenciales positivos y negativos. 206. ¿Desde cuando la Acción Popular se regula como proceso constitucional en el Perú? Será a partir del artículo 133º de la Constitución de 1933. 208. también lo es que cuando el artículo 110º del Código Procesal Constitucional establece que en éste pueden ventilarse los conflictos que se suscitan cuando un órgano rehúye deliberadamente actuaciones “afectando” las competencias o atribuciones de otros órganos constitucionales. b) conflicto constitucional por menoscabo de interferencia. c) conflicto constitucional por menoscabo de omisión.. • 75 • . b) El conflicto constitucional negativo se da cuando dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional” . ¿Cómo podemos definir al Proceso de Acción Popular? Es una acción de control directo por parte del Poder Judicial sobre la legalidad y la constitucionalidad de las normas administrativas. b) Conflictos por omisión en cumplimiento de acto obligatorio. una competencia o atribución constitucional.). A diferencia del proceso de amparo que procede incluso contra conductas omisivas de autoridades o funcionarios. pero que en la medida en que la ley – debe ceñirse a lo prescrito en los preceptos constitucionales. la acción de cumplimiento otorga cobertura a derechos de origen legal.. Proceso Constitucional de Acción Popular. cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia. pero siempre que vulneren exclusivamente derechos constitucionales. Se habla de un control indirecto en la medida en que las labores contraloras aquí ejercidas no necesariamente tienen como parámetro de evaluación a la ley. indicando que “Puede este clasificarse en: a) conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto. el control de legalidad efectuado en estos casos implica también una evaluación. Siendo su finalidad es la de servir como medio para impugnar aquellos decretos. sino de aquella que se suscita cuando. No se trata. lo continuará el artículo 295º de la Constitución de 1979 y finalmente el artículo 200º inciso 5 de la Constitución de 1993. tenemos: a) Conflicto constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales. reglamentos y resoluciones gubernamentales que infrinjan la Constitución o las leyes. pues. entre sí. uno de ellos lleva a cabo un indebido o prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde. o por lo menos. pues no cabe duda de que cuando un órgano omite llevar a cabo una actuación desconociendo las competencias constitucionales atribuidas a otro órgano constitucional. incorpora también en su supuesto normativo a los conflictos por omisión en cumplimiento de acto obligatorio. En el conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto.En cuanto a los conflictos competenciales atípicos. indicando que“(. una preocupación por respetar lo previsto por el texto constitucional. de la disputa por titularizar o no una misma competencia.Dentro de los conflictos competenciales típicos. si bien es cierto que los “típicos” conflictos positivo y negativo de competencia pueden dar lugar al proceso competencial. y. las “afecta”. concediendo a los particulares la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial que obligue a los órganos de la administración pública hacerlos efectivos. afecta el debido ejercicio de las competencias constitucionales de otro. 207. a) El conflicto constitucional positivo se produce cuando dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales se disputan.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM constitucional que sólo tutela derechos fundamentales. ¿Cuál es la tipología de conflictos competenciales? . Sin embargo. por omitir un deber constitucional o de relevancia constitucional. lo que repercute sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional”. sin reclamarla para sí. un órgano constitucional. que se regula la acción popular como una garantía constitucional y hoy llamada por el Código.

215. ¿A qué se denomina infracción constitucional indirecta? La infracción indirecta de la Constitución implica incorporar en el canon del juicio de constitucionalidad a determinadas normas además de la propia Carta Fundamental. ¿En qué momento se pueden solicitar las medidas cautelares en los procesos señalados? Proceso de amparo. la incompatibilidad de la norma enjuiciada con alguna(s) norma(s) legal(es). porque la invalidez constitucional de la norma impugnada no puede quedar acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución. la labor del juez constitucional es meramente "declarativa". Proceso competencial.-Se podrá solicitar cuando el auto admisorio de la demanda haya sido notificado al demandante. ¿En qué consiste una sentencia estimativa de simple anulación? Mediante las sentencias de simple anulación el órgano de control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o la integridad del contenido de un texto. ¿A qué se denominan sentencias de especie? Se constituyen por la aplicación simple de las normas constitucionales y demás preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso particular y concreto.-En cualquier momento. 212. 217.-Procede cuando la Sala Superior ha fallado en primera instancia declarando fundada la demanda. ¿En qué consiste una sentencia desestimativo por sentido interpretativo? Es aquella en la cual el Tribunal declara la constitucionalidad de una ley cuestionada. sino sólo luego de una previa verificación de su disconformidad con una norma legal perteneciente al parámetro de constitucionalidad.-Se podrá solicitar cuando el auto admisorio de la demanda haya sido notificado al demandante. Proceso de habeas data. ¿A qué se denominan sentencias de principio? Son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha. ¿En qué consiste una sentencia desestimativo por rechazo simple? Es aquella en la cual el Tribunal declara infundada la demanda presentada contra una parte o la integridad de una ley. ¿En qué procesos constitucionales expresamente se solicitan medidas cautelares? Proceso de Amparo Proceso de Acción Popular Proceso Competencial Proceso de Habeas Data Proceso de Cumplimiento 210. 213. tiene lugar cuando dicha vulneración queda verificada sin necesidad de apreciar. • 76 • . En este caso. porque interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales.-Se podrá solicitar cuando el auto admisorio de la demanda haya sido notificado al demandante. armónico y coherente con el texto fundamental. en la medida que se la interpreta en el sentido que éste considera adecuado. ¿A qué se denomina infracción constitucional directa? La infracción directa de la Carta Fundamental por una norma. Proceso de Cumplimiento.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • 209. 216. previamente. Proceso de acción popular. 211. llenan las lagunas y forjan verdaderos precedentes vinculantes. ya que se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos directamente conectados con ella. 214. Se habla en estos casos de vulneración "indirecta" de la Constitución.

La elaboración de dichas sentencias está sujeta alternativa y acumulativamente a dos tipos de operaciones: la ablativa y la reconstructiva. Su finalidad consiste en controlar e integrar las omisiones legislativas inconstitucionales. en tanto no ha previsto o ha excluido algo. dentro de un plazo razonable. ¿Cuándo estamos frente a sentencias exhortativas? Son aquellas en donde el órgano de control constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad de una. ¿Cuándo estamos frente a sentencias reductoras? Es aquella que restringe el ámbito de aplicación de la ley impugnada a algunos de los supuestos o consecuencias jurídicas establecidas en la literalidad del texto. fundamento Nº 4). de la interpretación sistemática o de la interpretación analógica. ¿Qué efecto tiene declarar fundado un proceso constitucional cuando ya cesó el acto lesivo? Cuando se declara fundada una demanda de este tipo no se hace con el objeto de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales (lo cual es imposible). sean estas públicas o privadas. La operación reconstructiva consiste en consignar el alcance normativo de la ley "agregándosele" un contenido y un sentido de interpretación que no aparece en el texto por sí mismo. La operación ablativa consiste en reducir los alcances normativos de la ley. Dicha acción se efectúa excepcionalmente para impedir la consumación de efectos políticos. ¿Cuándo estamos frente a sentencias sustitutivas? Son aquellas en donde el Tribunal declara la inconstitucionalidad parcial de una ley y. expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas constitucionales. queda claro que cualquier afectación sobre su contenido es • 77 • . ¿Cuándo estamos frente a sentencias normativas? Tienen lugar cuando el órgano de control constitucional detecta y determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional dentro de una ley impugnada. sino que exhorta al Parlamento para que. por lo que procede a "ampliar" o "extender" su contenido normativo. 224. Su existencia se justifica por la necesidad de evitar los efectos perniciosos que puedan presentarse como consecuencia de los vacíos legales que surgen luego de la "expulsión" de una ley del ordenamiento. ¿Cuándo estamos frente a sentencias estipulativas? Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad establece. incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico a través de la integración. permitiendo su aplicación a supuestos inicialmente no contemplados. económicos. sociales o culturales gravemente dañosos derivados de la declaración de inconstitucionalidad parcial. las variables conceptuales o terminológicas que utilizará para analizar y resolver una controversia constitucional. pero no dispone su inmediata expulsión del ordenamiento constitucional. sino con el propósito de evitar que las mismas conductas se vuelvan a repetir (STC N. o ensanchando sus consecuencias jurídicas. en la parte considerativa de la sentencia. simultáneamente. 220. 222.° 6032004-AA. 221. El contenido de lo "adicionado" surge de la interpretación extensiva. 225. sino a todas las personas. 219.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 218. Se sustentan en dos principios rectores: el principio de conservación de la ley y el principio de interpretación desde la Constitución. 223. ¿A qué se denomina eficacia horizontal de los derechos fundamentales? Al hecho que los derechos fundamentales no sólo vinculan a los poderes públicos. ¿Cuándo estamos frente a sentencias aditivas? Se presentan cuando el Tribunal advierte que una parte de la ley impugnada es inconstitucional.

3. ¿A qué se denominan actos lesivos homogéneos? Es un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales frente a actos que presentan características similares a aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales derechos. teniendo como sustento la necesidad de dotar de todo el poder necesario para tutelar los derechos fundamentales más allá incluso de las intervenciones de las partes. por lo que toda práctica procesal que se apoye en este andamiaje teórico para atropellar los derechos o para disminuir su cobertura debe ser rechazado como un poder peligroso en manos de los jueces. Esta institución ha sido acogida en el artículo 60º del Código Procesal Constitucional. “La Interpretación Constitucional y los Interpretes de la Constitución”. Editora Jurídica Grijley E. sin que ello suponga negar las singularidades de la jurisdicción constitucional y los principios materiales que la informan. “Derecho Procesal Constitucional”.I. BLUME FORTINI. consisten en la potestad que tiene el Tribunal Constitucional de modular. 2004. Nº 5.DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS • • • susceptible no sólo de revisión en sede constitucional. el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales. el Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles es el límite para la autonomía procesal? El Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que el sacrificio de las formas procesales sólo puede encontrar respaldo en una única razón: la tutela de los derechos. lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva. sino que se extiende hacia el futuro. Primera Edición. Lima. En este sentido. 1998. respetando. Se realiza en base al uso del Derecho Constitucional material. Mayo del 2000. 226.L. pero no se debe entender como una mera translación mecánica de instituciones. afirmándose la naturaleza del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional. CARPIO MARCOS. Año V.-“La Defensa de la Constitución a través de la Ordenanza Municipal”. Nº 4. Ernesto. en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho. Samuel B. Gaceta Jurídica. “Los Derechos Humanos y su protección jurídica en la experiencia política y social de América Latina”. Enrique.R. 227. Con dicho principio se abre camino para una verdadera innovación de las competencias del Tribunal. 2. el procedimiento legal-estatutario –en el caso de organizaciones particulares– si lo hubiere. Noviembre 1998. La regulación constitucional y legal en donde se han establecido los principios fundamentales del proceso constitucional. ¿Qué es la autonomía procesal? Este principio está reconocido en el artículo 201º de la Constitución. Edgar y otros. • 78 • . pero no de manera absoluta. lo contrario comportaría el riesgo de someterse a un positivismo jurídico procesal basado en la ley. desde luego. Debe reconocer el lugar que ocupa el Derecho Procesal Constitucional dentro del ámbito del Derecho Procesal general. En: Pensamiento Constitucional. Son tres los límites a esta facultad: 1. procesalmente. BIBLIOGRAFÍA ABAD YUPANQUI. 228. Primera Edición. sino de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada. BERNALES BALLESTEROS. Revista de la Academia de la Magistratura. en este caso el artículo 200° de la Constitución. fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica. y cabe que se apliquen diversas instituciones procesales. Lima.

HENRIQUEZ FRANCO.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM GARCIA TOMA. LANDA ARROYO. Lima. “Protección de los Derechos Fundamentales a través del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana. 1987. Colección Biblioteca Jurídica Contemporánea Nº 2. Primera Edición.-“Derecho Constitucional”. Víctor. 1998. Palestra Editores SAC. “Modelo de Jurisdicción Constitucional”. PALOMONIO MANCHEGO. Lima. Pedro. Año V. 2004. 2000. 1999. del Instituto del Ciudadano. “Los Derechos Humanos”. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. “Exégesis del Código Procesal Constitucional”. Ediciones Jurídico Sociales S. NIKKEN. POWER MANCHEGO-MUÑOZ. Civitas. VALENCIA COROMINAS. César. José. MESÍA RAMÍREZ. Gaceta Jurídica. Humberto. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En: Perfiles Liberales Nº 30. Javier. En: Boletín del Instituto del Ciudadano Nº 31.A.-“Constitución y Estados de Excepción”. En: El Jurista. Trujillo: Editora FECAT. “¿Qué se entiende por Derechos Humanos”. Carlos. Primera Edición Abril 2005. Jorge. Juan Carlos. 2004. “Curso de Derecho Constitucional”. Editorial San Marcos. PEREZ ROYO. Nº 5. HITTERS. César Rodrigo. IIDH. LANDA ARROYO. 1990.”En: Pensamiento Constitucional.-“Teoría del Estado y Derecho Constitucional”. Jorge. Lima: Sesator. “Derecho Procesal Transnacional y Control Judicial Supranacional”. • 79 • . Revista Peruana de Derecho Nº 11 y 12. Madrid.. boletín Nº 20. Madrid.

RAZONAMIENTO VERBAL .

A 232. ACICALAR a) Asear b) Limpiar c) Purificar d) Ornato Rpta. CIZAÑAR a) bienquistar b) amañar c) apaciguar d) azuzar Rpta. EFÍMERO a) corto b) fugaz c) raudo d) veloz Rpta. BAJEL a) Yate b) Lancha c) Aeroplano d) Carabela Rpta. HONESTO a) honrado b) completo c) bondadoso d) neutral Rpta. DENOSTAR a) agredir b) atacar c) injuriar d) acusar Rpta. C 245. FALACIA a) sofisma b) hipocresía c) yerro d) inexactitud Rpta. B 246. B 254. SOMBRÍO a) Umbrío b) Oscuro c) Luminoso d) Tenebroso Rpta. A 234. SÚBITO a) Repentino b) Frecuente c) Fortuito d) Inesperado Rpta. B 236. D 231. SIMA a) cubierto b) descubierto c) inmaculado d) hondura Rpta. B 252. B 235. ESPANTOSO a) invidente b) orate c) obnubilado d) pavoroso Rpta. C 256. MANCILLAR a) macular b) honrar c) trillar d) callar Rpta. PARADOJA a) absurdo b) dilema c) falacia d) aserción Rpta. CÍNICO a) Descarado b) Inverecundo c) Embustero d) Desfachatado Rpta. NOVEL a) Novicio b) Ignorante c) Neófito d) Aprendiz Rpta. MESURA a) merma b) moderación c) privación d) desfachatez Rpta. A 243. VERSADO a) catedrático b) orador c) pausado d) conocedor Rpta.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM SINÓNIMOS 229. GRITERÍO a) Batahola b) Barahúnda c) Vocerío d) Quietud Rpta. CÁUSTICO a) mordaz b) infame c) perjuro d) precoz Rpta. DOGMA a) superchería b) ideología c) hipótesis d) credo Rpta. CORDIALIDAD a) azar b) afabilidad c) incienso d) tosquedad Rpta. C 250. C 255. B 253. D 239. D 230. A 238. VIL a) enano b) abyecto c) egoísmo d) arribista Rpta. A 241. D 242. PROBO a) eficiente b) cabal c) prototipo d) insobornable Rpta. NOCIVO a) bajo b) ruin c) pernicioso d) ordinario Rpta. D 237. B 233. INSIDIA a) asechanza b) acechanza c) urdir d) indagación Rpta. D • 83 • . A 248. A 240. APÓCRIFO a) legitimo b) irreal c) lícito d) espurio Rpta. INHERENTE a) innato b) impropio c) putativo d) sumido Rpta. ZOZOBRA a) Intranquilidad b) Demencia c) Inquietud d) Desasosiego Rpta. B TÉRMINO EXCLUIDO 249. C 247. D 244. D 251.

ÁTICO a) suelo b) piso c) sótano d) hueco Rpta. D 276. ATROZ a) cruel b) bárbaro c) inhumano d) animal Rpta. A 277. EVITAR a) esquivar b) eludir c) ladear d) sortear Rpta. PADECER a) asimilar b) gozar c) facilitar d) acoger Rpta. D 258. D 283. C 282. BOBINA a) tela b) canilla c) devanadora d) rollo Rpta. A 284. D 267. B 288. A 261. DENUESTO a) loor b) ovación c) exhibición d) incesto Rpta.RAZONAMIENTO VERBAL • • • 257. EPÍTOME a) enciclopedia b) tesis c) síntesis d) análisis Rpta. vacilar d. B 270. SEMEJANZA a) Connotación b) Analogía c) Parecido d) Afinidad Rpta. certificar b. CERCIORARSE a. A 280. BONITO a) Llamativo b) Agraciado c) Gracioso d) Hermoso Rpta. B 263. ESCUÁLIDO a) Flaco b) Macilento c) Blando d) Enclenque Rpta. A 268. D 273. B 274. MUSITAR a) vociferar b) platicar c) parlar d) proferir Rpta. A 272. D ANTÔNIMOS 269. D 259. D 281. FACULTAR a) anular b) desautorizar c) desubicar d) entorpecer Rpta. C 264. C 275. B 286. A 266. asegurarse c. CIZAÑA a) unión b) equidad c) equilibrio d) concordia Rpta. convencerse Rpta. D 271. PROPAGAR a) difundir b) irradiar c) divulgar d) estirar Rpta. EXTERMINAR a) aniquilar b) destruir c) suprimir d) extirpar Rpta. TÁCITO a) subentendido b) implícito c) supuesto d) fantasmal Rpta. C 262. MEDRAR a) menguar b) envalentonar c) cremar d) amilanar Rpta. C 285. D 260. ACENDRADO a) ablucionado b) hediondo c) infectado d) maculado Rpta. D • 84 • . AZUZAR a) detener b) apaciguar c) enfriar d) persuadir Rpta. LOCUACIDAD a) replana b) vacilación c) mendacidad d) laconismo Rpta. APOTEOSIS a) deificación b) algarabía c) ovación d) aclamación Rpta. ESTRUENDO a) guerra b) ruidoso c) silencio d) colorido Rpta. B 279. HACENDOSO a) facineroso b) holgazán c) jocoso d) negligente Rpta. D 278. INTRANSFERIBLE a) obnubilado b) membrudo c) necio d) enajenado Rpta. DESAGRADABLE a) ingrato b) molesto c) enojoso d) fastidioso Rpta. FICTICIO a) material b) natural c) real d) cierto Rpta. ECUMÉNICO a) católico b) local c) restringido d) endémico Rpta. CONCUPISCENTE a) continente b) discente c) pudoroso d) infidente Rpta. IMPLACABLE a) misericordioso b) sacrificado c) generoso d) abnegado Rpta. CONSUETUDINARIO a) Insistente b) constante c) tenaz d) inusual Rpta. C 265. C 287. DEPRAVADO a) malvado b) malhadado c) altruista d) virtuoso Rpta.

en su anhelo de catarsis. B 291. HOJA: HOJARASCA :: a) rama : tallo b) ramo: flor c) automóvil : flota d) clorofila : oxígeno Rpta. C 290. III) Entre los griegos y los romanos el vino tinto era la ofrenda funeraria preferida. C 293. ESMERO: EFICIENCIA :: a) afán : empeño b) apatía: ineficiencia c) yerro: desatino d) augurio: oráculo Rpta. C 294. AHÍTO : FAMÉLICO :: a) completo : cabal b) gracioso : eutrapélico c) opulento : mísero d) acicalado : aliñado Rpta. V) También podía quemarse una vaca roja para simbolizar la sangre en el sacrificio. IV) La vida moderna nos ha enfrentado a vivir desafíos emocionales. III) Encontramos alegría y felicidad en compañía de otros. DIAMANTE : JOYA :: a) madera : mueble b) esmeralda : rubí c) zafiro : gema d) alhaja : diadema Rpta. INCONDUCTA: EXPULSIÓN :: a) conducta: aplauso b) falsedad: incredulidad c) triunfo: esfuerzo d) hazaña – tributo Rpta. B b) V c) II d) III b) VI c) V d) II • 85 • . VACUO : VACANTE :: a) importante : indisponible b) vacío : rebosante c) acicate : estímulo d) banal : vano Rpta. IV) El vino se usó para simbolizar el derramamiento de sangre en señal liberadora. percibe el sacrificio ritual como liberador. a) III Rpta. C ORACIONES ELIMINADAS 297. I) Se dice que a la defensa contra el mal cual le corresponde la purificación ritual. II) El miedo nos ayuda a protegernos del daño probable. a) I Rpta. V) Es necesario enseñar a los niños las capacidades emocionales. D 298. B 292. ANTÍDOTO : CONTRARRESTAR :: a) veneno : inocular b) medicina : inmunizar c) vacuna : inmunizar d) estudio : registrar Rpta. II) El hombre. C 295. I) Nuestras emociones han evolucionado como un mecanismo de supervivencia.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM ANALOGÍAS 289. GASA: TRANSPARENCIA :: a) herida : infección b) metal: ductibilidad c) vidrio : fragilidad d) doble: triple Rpta. A 296.

RAZONAMIENTO VERBAL • • • 299. II) En la base de las fiestas hay una concepción determinada del tiempo. II) Nueva Crónica y buen gobierno de Guamán Poma. es un texto heteroglósico. al conquistar las medallas de oro de 1500 y 500 metros en un intervalo de 90 minutos entre la celebración de ambas pruebas. D 300. I) El manuscrito de Guamán Poma se encontró en una biblioteca de Dinamarca. capital de la provincia de Limburgo. III) sus novedosos métodos de entrenamiento. pues. I) Suele verse a las moscas volando en espiral al aproximarse y luego posarse sobre su alimento. el edificio religioso más antiguo de los Países Bajos. está situada a orillas del río Mosa. a) II Rpta. V) Guamán Poma propone una nueva alianza entre la Corona y los poderes locales andinos. III) Tiene muchos edificios históricos. que lo llevaron a la gloria deportiva. en una decisión controvertida. fue conocido universalmente como el “finlandés volador”. fundado en el siglo VI. II) Vuela de esa manera porque sigue así las volutas que describe el olor se desprende del alimento. II) En 1932 fue descalificado de los juegos Olímpicos. III) El movimiento caprichoso de las volutas sigue el capricho del aire que porta el olor que guía a las moscas. incluían el uso de un cronómetro en la muñeca mientras corría IV) En 1924 logró una hazaña que probablemente nunca será igualada. como la catedral de San Servando. las fiestas han estado ligadas a las crisis. I) Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. a) I Rpta. que estos insectos tienen un gran sentido de percepción para seguir el olor de su alimento. III) El carnaval fue una de las fiestas de una especie de liberación transitoria. III) El texto de Guamán Poma está acompañado de múltiples dibujos. D 302. a) V Rpta. I) Maestricht es una gran ciudad que posee un centro industrial con fábricas de producción textil. A b) III c) II d) I b) III c) II d) I b) II c) V d) IV b) III c) I d) IV b) IV c) III d) I • 86 • . cuando los jefes de Estado y de Gobierno de doce países firmaron el Tratado de la Unión Europea. así como de cerámica y vidrio. I) Paavo Nurmi (1897 – 1973). junto a la frontera de Bélgica y está rodeada de grandes zonas verdes. IV) Además de con el tiempo. sin duda el mejor atleta de los años veinte. V) Se colige. a) IV Rpta. B 301. II) Maastricht. V) Maastricht también posee un importante conservatorio de música y un reconocido museo de historia natural. V) Batió 29 récords del mundo y logró en total 12 medallas olímpicas: 9 de oro y 3 de plata. IV) El aire describe continuamente movimientos en forma de espiral que evolucionan caprichosamente hacia lo alto. V) Estos momentos difíciles fueron los que crearon el clima de una fiesta. IV) Maastricht consiguió destacar internacionalmente en diciembre de 1991. a) IV Rpta. IV) Constituye un alegato contra las injusticias del sistema virreynal. C 303.

III. los legisladores gozan de irresponsabilidad legal por sus opiniones emitidas dentro del Parlamento. XXVI. II. Al Poder Legislativo le corresponde. A partir de ese episodio bíblico. La generalidad. se rasgó las vestiduras. los legisladores gozan de esta prerrogativa solamente durante el período de ejercicio de sus funciones. RASGARSE LAS VESTIDURAS I. V. precisamente. dice que Jacob. ejecutivo o judicial. A 307. V. IV. Al Poder Legislativo le corresponde. la otra característica del derecho. entonces es lógico que éste ha de cumplirse incluso por medio del uso de la coerción que es. da cuenta del gesto de rasgarse las vestiduras para significar dolor o indignación. en cambio. De acuerdo con estas atribuciones. puede prevalecer sobre los demás. CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS JURÍDICAS I. IV. D 305. Después de ese período. En virtud de ella. Pero la significación que determinó el uso actual de la “locución fue el gesto de hipocresía de Caifás (Cap. b) V – I – II – IV – III d) V – IV – II – I . Naturalmente. II. como conjunto de normas de conducta social. Esa fue una actitud cínica y llena de hipocresía de Caifás. b) V – II – IV – III – I d) V . A 306. • 87 • .III a) V – II – IV – I – III c) V – III – II – I – IV Rpta. IV. consiste en la tendencia a prescindir de lo particular para poner su mirada en lo general. al oír la noticia de la muerte de su hijo José.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM COHERENCIA DE REDACCIÓN 304. En el Génesis (XXXVIII). El derecho.III – I – IV – II a) V – I – IV – III – II c) V – II – III – IV – I Rpta. tiene una serie de características que lo distinguen y que es menester señalar. La Biblia. vigilar la gestión de ciertos funcionarios de la administración pública. Las Constituciones de los Estados suelen conceder a los Legisladores inmunidad parlamentaria. Si la norma encierra un mandato. II. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA I. principalmente. III. por ejemplo. formular el orden genérico del Estado. el Poder Legislativo puede pedir cuentas a quienes cumplan una función pública. b) V – II – IV – I – II d) V – I – IV – II – III a) V – I – III – II – IV c) V – IV – I – II – III Rpta. III. también. II. San Mateo) de rasgarse las vestiduras cuando condenó a Cristo sin la comparecencia de testigos. V. LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA I. El mecanismo de la división tripartita de la autoridad pública opera de manera que ninguno de los poderes sea legislativo. pueden ser enjuiciados como todas las demás personas. Algunas legislaciones extienden esta inviolabilidad a las opiniones emitidas por los legisladores fuera de la sala de sesiones o del Parlamento. Cada uno de estos poderes tienen su propia órbita de atribuciones jurídicamente normadas. III. la fase “rasgarse las vestiduras” sirve para señalar la hipocresía. en varios de sus párrafos.

Desde luego. como dijimos. B 308. resulta un paso necesario para buscar la reconciliación.930 mil peruanos. Una característica básica es la bilateralidad cuya cualidad es establecer entre las personas una mutua correspondencia de deberes y derechos. espoleado por el afán de lucro. para la prensa amarilla. La prensa amarilla sucumbe siempre a la tentación de supeditar la información a sus intereses económicos. “el mundo verdadero se convierte en fábula”. El objetivo de la prensa amarilla. Después de una arduo y difícil trabajo. Una terrible consternación generó el hecho de que la comisión diga al Perú que el número de víctimas asciende a 69. De ello. era previsible que ese informe provocara un remezón en algunos sectores políticos y sociales. es cautivar y ampliar el número de lectores. IV. b) III – V – II – IV – I d) I – III – V – IV – II a) I – V – II – IV – II c) III – V – I – IV – II Rpta. LA PRENSA AMARILLA I. Además de la generalidad. En busca de ese objetivo. II. sino que la aplica a los casos particulares. III. II. el principal cometido de la función judicial es impartir justicia en la sociedad. V. la función judicial es expresar la voluntad de la ley. III. III. desatiende el respeto que debe a la opinión y a la información de la verdad. V. Se designa con la expresión “prensa amarilla” a los órganos de información que hacen del escándalo y la truculencia los anzuelos para aumentar sus ventas. IV. La separación de poderes del Estado consiste. la CVR dio a conocer el informe final que muestra cuán de espaldas estábamos ante lo ocurrido en nuestro país. V. V. los órganos judiciales deben gozar de total independencia. Como dice Nietzsche. Aunque algunos esgrimen argumentos para cuestionar dicho informe. básicamente. B 310.III a) III – I – V – II – IV c) III – II – I – IV – V Rpta.RAZONAMIENTO VERBAL • • • IV. hacer o abstenerse de hacer algo. II. b) I – III – V – IV – II d) I – V – II – IV . la imperatividad es otra característica. Para expresar dicha voluntad. se deriva que la función judicial no hace la ley. LA FUNCIÓN JUCIAL I. A 309. b) II – IV – V – III – I d) II – I – III – IV – V a) III – V – I – II – IV c) I – II – IV – V – III Rpta. Como dicen los juristas. en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo. IV. • 88 • . Dentro de este esquema. ejecutivo y judicial. Además de estas cifras de forma explícita hubo un contundente llamado de atención a la clase política que delegó muchas funciones a los mandos militares. la cual lleva implícita el mandato de dar. EL INFORME DE LA CVR I.

En Hiroshima perecieron 80. LA MANO DEL HOMBRE I. b) IV – V – II – I – III d) II – III – IV – I – V Constituye una reacción frente a los ideales de perfección y equilibrio del clasicismo. Las manos muchas veces sustituyen el lenguaje verbal. II. el hospital era de la Cruz Roja Internacional. II. La bomba atómica genera una enorme cantidad de calor. D • 89 • I. IV.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM a) II – IV – III – V – I c) IV – II – III – I – V Rpta. A 314. En la arquitectura. Por su lado Obaidullah. MANIERISMO I. en lo que fue uno de los ataques más fuertes de estados Unidos desde el 7 de octubre. Los sordomudos se comunican exclusivamente gracias al abecedario manual.000 personas y los edificios comprendidos en un radio de dos kilómetros desaparecieron. El movimiento de las manos constituye un importante recurso expresivo. IV. b) V – I – II – III – IV d) I – II – III – IV – V a) V – II – I – III – IV c) I – V – II – III – IV Rpta. se atenúa la especialidad. BOMBA ATÓMICA I. b) IV – II – I – III – V d) IV – I – II – III – V a) IV – I – II – V – III c) IV – III – I – II – V Rpta. bombas norteamericanas destruyeron un hospital en Kandathar. II. sugieren ingravidez. Este amplía y matiza el lenguaje verbal. Según voceros del Talibán. III. La radioactividad o emisión de partículas radioactivas destruye o altera las células vivas. un trabajador del hospital. b) II – IV – V – I – III d) IV – V – I – III – II . III. IV. El desarrollo de estas armas de destrucción a gran escala comenzó a principios de este siglo. En el arte de la imagen. ESTADOS UNIDOS BOMBARDEA HOSPITAL. por lo menos se realizaron otros 11 bombardeos contra Afganistán. El 31 de octubre. V. V. También informaron que dos casas vecinas fueron destruidas. IV. en el caso de los sordomudos. complaciéndose en lo desconcertante y artificioso. En su teoría de la relatividad. Investiga en los campos de la expresividad. La sustitución ocurre. III. estas características son menos marcadas. por ejemplo. Albert Eistein anunciaba ya ka posibilidad de convertir la materia en energía. B 313.III – I – IV d) III – I – V – II – IV a) II – V – I – IV – III c) IV – II – I – III – V Rpta. V. b) II – V. Esa mañana del 31. dijo que el número de muertos podía ascender a 15. D 312. II. V. Estilo artístico que se originó en Italia en la segunda década del siglo XVI. C 311. III. a) II – V – I – III – IV c) IV – V – III – I – II Rpta. las figuras se alargan.

Esta concepción filosófica no es nueva. 2. que es un producto distinto en un grado superior de evolución que.c. que ella vive y se agita. 5 a) 4. A 316. 4.) sostuvo que el cambio es la ley de la naturaleza. La erosión se origina por distintas causas. la vigencia respecto a la unidad y lucha de contrarios.RAZONAMIENTO VERBAL • • • 315. y que el choque de los contrarios hace posible la transformación. compuesta de tesis. Las acciones externas desgastan la materia de determinadas zonas. y uno de negación que es la antítesis. Este fenómeno de disgregación se conoce con el nombre de erosión. Todas las cosas tienen entro de sí un elemento contrario. II. b) I – II – III – IV – V d) V – III – IV – II – I a) III – V –– IV – I – II c) I – II – IV – V – III Rpta. 3 d) 1. a su vez. FORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS 1. Hegel afirmó que no es sino en la medida en que una cosa contiene en sí el germen de una contradicción. La superficie terrestre varía conforme a una serie de acciones externas. enfrentados incesantemente. Una de las causas es la acción humana. En todos los seres vivos. El filósofo griego avizoró. 2. el principio de la lucha de contrarios que se da en el interior de las cosas. B COMPRENSIÓN DE LECTURA TEXTO 1 La teoría filosófica que concibe el mundo en constante movimiento se conoce como dialéctica. 5. 3. Todos los seres vivos tienen una estructura en común. 2. LA EROSIÓN. la célula. además. Cabe recordar que existe una gran diversidad de organismos constituidos por una sola célula. el cambio es la ley inexorable de lo existente. Heráclito de Efeso (s. lleva en sus entrañas el germen de otra contradicción que volverá a resolverse en una nueva síntesis. Los que luego comprenden órganos que a su vez formaran aparatos y sistemas. todo tiene dentro de sí. en medio de su unidad ontológica. 4. En sus entrañas hay un factor de afirmación que es la tesis. dos elementos en conflicto. I. 317. V a. Esta estructura está formada por diversas moléculas. Así. 3 Rpta. el movimiento universal se produce a través de la triada hegeliana. 4. antítesis y síntesis. III. V. estas células se originan para formar tejidos. C • 90 • . Según ella. los planteamientos filosóficos sobre el pensamiento dialéctico. La lucha interna y la interpenetración de ellas desemboca en una síntesis. b) 1. Para el pensamiento dialéctico. 2 c) 1. Rpta. 1. 4. IV. el pensamiento filosófico de Heráclito de Efeso sobre la dialéctica. 5. 5. 5. El texto trata principalmente sobre a) b) c) d) la triada hegeliana para refutar la concepción metafísica. 3. 2. 3.

hecho que permite distinguir la diferencia entre un texto jurídico y la norma jurídica. “si sucede la conducta A del individuo Pedro. aparece en el discurso del jurista que interpreta el texto jurídico. es decir. d) está estrechamente relacionada con la libertad absoluta. un código penal puede decir que “será reprimido con 25 años de prisión el que produjese la muerte de otro”. ¿Dónde está el enunciado condicional? Puede decirse que. entonces otro individuo. C 320. c) los límites existentes entre una norma jurídica y el texto jurídico. entonces debe ser B”. En este sentido. b) el discurso jurídico del Juez quien interpreta una norma jurídica. que se espera pueda llegar a ser “domesticado” a través de un poder soberano fundado en la ética. b) como ley inexorable. De acuerdo con el autor del texto. que en virtud de un nombramiento es juez. el hombre se caracteriza por una “insociable socializad”. Rpta. en realidad. 321. De acuerdo con Kant. Rpta. Rpta. d) plantea que el juez carece de sustento jurídico. b) representa la fuerza propulsora de la civilización. c) en todo hecho hay un fundamento de afirmación que es la tesis. A TEXTO 2 Kelsen vio las normas como enunciado condicionales de la fórmula “si A. es necesaria una coexistencia que discipline el conflicto sin anular el natural antagonismo. La condición es que suceda la conducta A prevista. El autor del texto pone énfasis sobre todo en: a) los fundamentos teóricos sobre los textos jurídicos según Kelsen. b) fija que el juez de hecho aplica la sanción B. Rpta. d) el choque de los contrarios hace posible la transformación. c) prescribe que es innecesaria la conducta A prevista. es decir un antagonismo entre los individuos que representa el medio propulsor de la naturaleza al tiempo que se encuentra en el origen del desarrollo civil. debe aplicarle la sanción B”. ya que los hombres manifiestan una fuerte inclinación para unirse en sociedad al mismo tiempo que presentan continuamente una fuerte tendencia para disociarse. A • 91 • .• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 318. el reposo no existe y todo es perecible. Kant concibe la “fecundidad del antagonismo”. d) la redacción final de un texto jurídico tal como plantea Kelsen. la redacción de los textos jurídicos casi nunca corresponde a esta fórmula condicional. 319. De la fecha del texto se deduce que la “fecundidad del antagonismo” planteado por Kant a) es una barrera para las sociedades democráticas. sin la cual está supuesto que no debe aplicarse la pena B. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es concordante con el contenido del texto? a) la triada hegeliana refuta los aportes del Heráclito de Efeso. A TEXTO 3 Emmanuel Kant propone una concepción cosmopolita del individuo en donde se resalta un aspecto positivo del conflicto social y político. Pero. Para tal fin. c) es un concepto opuesto a la libertad ciudadana. Se dice que sólo debe hacerlo. Por ejemplo. el enunciado condicional compuesto por Kelsen a) relaciona una sanción determinada con una norma. por lo que él considera que la noción del derecho se encuentra estrechamente vinculada con la noción de coacción y conflicto. Sin embargo. Este enunciado es condicional porque enlaza una sanción con una conducta que se convierte en la condición de la misma. con este enunciado nada se dice acerca de si realmente el juez aplica la sanción.

Por eso es fácil confundirlo con enfermedades como la fiebre malta. En el caso del SFC es negativo. Estas pruebas emiten ciertos “hallazgos típicos” que. Para detectarla correctamente. D TEXTO 5 Hasta el momento no existen pruebas o análisis específicos para confirmar el diagnóstico del SFC. Señala una alternativa no compatible con el punto de vista de Kant. los médicos realizan análisis y exámenes complementarios que descarten otras posibilidades como causas del cansancio. Rpta. el hombre crea condiciones de desarrollo d) La coacción es innecesaria para la conservación del derecho. La realidad humana no puede reducirse a los interesas corporativos. con sus anhelos. 324. sus sensibilidades y sus peculiares concepciones del mundo. “Por ejemplo. cuya suma de decisiones forma la decisión general. 323. a) b) c) d) Las corporaciones son importantes para la marcha económica del Estado. b) Los hombres tienden a disociarse y buscan el antagonismo. ¿Cuál de las siguientes oraciones sintetiza mejor la idea principal del texto? a) b) c) d) El SFC es uno de los males más difíciles. D • 92 • . Las corporaciones son indispensables para la marcha económica. a) La ética debe ser la base para normar los conflictos sociopolíticos. análisis que permitan diagnosticar el SFC. Los derechos políticos deben pertenecer a los individuos que son unidades irreductibles de opinión y de voluntad. c) Por la “insociable socializad”. Enrique Galli asegura que ciertos “diagnósticos diferenciales” permiten a los especialistas discernir si un paciente sufre de SFC o tiene otra enfermedad que presente síntomas similares. Los individuos deben participar en la toma de decisiones en el Estado.RAZONAMIENTO VERBAL • • • 322. El Estado no es solamente una conjunción de intereses corporativos sino de personas. D TEXTO 4 “Nadie duda de que en un Estado existen grupos de interés. y no a las corporaciones que no piensan ni quieren. pero en la depresión responde positivamente Estos son análisis químicos que permiten hacer un diagnostico”. Hay que descartar las posibles causas del cansancio. pero el ejercicio de la soberanía no corresponde a ellos. Rpta. La soberanía de un Estado corresponde sólo a los intereses corporativos. un cuadro depresivo presenta en la sangre un aumento de la hormona Cortizol. en la actualidad. No se ha podido definir. sino a la sociedad en su conjunto y ella está compuesta por personas humanas. sino por las personas que la integran y dirigen. Señale la alternativa que no deriva del texto. pero no pueden suplantar a los ciudadanos como titulares de derecho a pensar y a participar en la toma de decisiones dentro de la vida del Estado. la fibromialgia o la depresión. Rpta. El Estado es una conjunción de personas humanas y de corporaciones. sus vivencias. Es muy sencillo confundir el SFC con la fiebre malta. parecen ser consistentes para acercarse a un diagnóstico. aunque no son lo suficientemente específicos.

es decir. así es que siempre encontramos administración hasta en el despotismo. 327.” 325. donde el poder soberano de un Estado existe sobre la base de igualdad en relación con los demás Estados soberanos. así como su ejercicio. El desarrollo de los Estados multinacionales es una amenaza. El reconocimiento jurídico de lo multinacional ocupa un lugar central. a) b) c) d) El concepto y la práctica del Estado multinacional es antiquísimo. la integración de los países. ello porque la comunidad internacional también está favoreciendo el desarrollo de los Estados multinacionales donde cuenta la diversidad y la multiculturalidad. Rpta. La soberanía entendida como independencia y supremacía. El texto trata principalmente sobre: a) la socialización natural del hombre contemporáneo. d) las formas de existencia de los convenios humanos. Es pues. Ello redunda en que el Estado tenga dos características: la independencia y la supremacía.” 326. B • 93 • . El texto trata principalmente sobre: a) b) c) d) El concepto primigenio de soberanía como un poder superior. Rpta. Negar la diversidad cultural conlleva a fortalecer un Estado nacionalista. evidente que la administración no toma su principio en convenios humanos. Bonin explicaba que la administración es una consecuencia natural del estado social. D TEXTO 7 “Conforme avance la democracia en el mundo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM TEXTO 6 “En el campo jurídico. para determinar su modo de existir”. Y la noción de supremacía se refiere exclusivamente al interior. el término soberanía pretende circunscribir la titularidad del poder. por cuanto la potestad del Estado se ejerce sobre los individuos y las colectividades que se encuentran dentro de su órbita territorial. como éste lo es de la sociabilidad natural del hombre. La primera se aplica en el campo de las relaciones internacionales. a normas preestablecidas que provienen del proceso histórico en que el Estado se yergue como la instancia última de decisión. Además. b) la naturaleza social de la administración pública. c) el pacto social para impartir la justicia actual ahora. Su naturaleza es el resultado de la comunidad. ¿Cuál de los enunciados siguientes expresa la idea principal del texto?. La idea moderna de nación como comunidad política determinada. muy probablemente seguirán aumentando todavía más las posibilidades del reconocimiento jurídico y político del Estado multinacional. Rpta. sin que los convenios o leyes sirvan más que para organizarla. pues desde el momento en que existe el pacto social hay administración. C TEXTO 8 “La administración pública hunde sus raíces en el seno de la sociedad y está preñada de naturaleza social. la pérdida de soberanía de los Estados y el fortalecimiento de las minorías nacionales por su capacidad para vincularse con el mundo sin la mediación del Estado y de los gobiernos a los que durante mucho tiempo se hallaron sometidos. La naturaleza y alcance de los políticos nacionales en un Estado soberano. sino que es un fenómeno procedente de la existencia misma de la sociedad.

Así. el disenso ha sido siempre un problema. Rpta. d) En un gobierno pluralista. b) En el transcurso de la historia. el ejercicio del consenso no impide la formación de opiniones discordantes. sólo tiene razón la opinión de la mayoría. la manifestación del desacuerdo favorece la legitimidad de la elite en el poder. encontramos numerosos ejemplos en los cuales la libre formación de consenso ha contribuido de manera decisiva para hacer perdurar a un determinado régimen político. en los gobiernos de carácter pluralista. el consenso y el disenso fortalecen la democracia. que son aquellos que defienden la libre expresión de los individuos y la convivencia tolerante y pacífica entre sus miembros”. No obstante. D • 94 • . c) Los argumentos de la minoría ponen en riesgo a un gobierno pluralista. la convivencia respetuosa entre consenso y disenso fortalece la democracia. ya que enaltece los valores de la democracia. Es más. ¿Cuál de los enunciados expresa la idea principal del texto? a) En la democracia representativa. 328.RAZONAMIENTO VERBAL • • • TEXTO 9 “En el transcurso de la historia.

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM DERECHO ADMINISTRATIVO • 97 • .

¿Qué es la administración pública? Por administración pública se entiende el conjunto de órganos encargados de cumplir las múltiples intervenciones del Estado y de prestar los servicios que el Estado atiende. la administración pública acompaña al administrado desde “la cuna a la sepultura”. y allí se ajusta la pirámide normativa del ordenamiento jurídico administrativo. El derecho administrativo tiene su raíz en el derecho constitucional. Por tanto.¿Qué es el Derecho Administrativo? Para DROMI. ELDREDGE RIVERA. normas.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 329. el Derecho Administrativo regula un sector de la actividad estatal y de los entes no estatales que actúan en ejercicio de la función administrativa. Por ello. la administrativa. la administración pública es el conjunto de organismos. los Gobiernos Regionales y Locales. En tanto. En tanto. en las relaciones con los administrados. organismo como unidades dependientes de los órganos (ejemplo. 331. el Poder Judicial. y categorías de Derecho público que estudia. Podemos concluir entonces que. sostiene: que el Derecho administrativo es el sistema jurídico de principios. Se debe entender como órganos a entidades independientes equivalentes a personas jurídicas (ejemplo un ministerio). delegación o autorización del Estado. El artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General (vigente desde el 11 de octubre del 2001) establece qué entidades se consideran de la Administración Pública: El Poder Ejecutivo incluyendo los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados. (Se es administración pública en la medida que se realice función administrativa en forma permanente o esporádica • 99 • . órganos y personas órganos estatales o no estatales que realizan función administrativa. interadministrativas e interórganicas. La función administrativa constituye el campo de aplicación de un régimen jurídico específico que confiere objeto propio e está parcela publicista de la ciencia del derecho. y los eslabones de la cadena que los unen se dan a través de la función administrativa. el Poder Legislativo. sin que pueda conferirle a éste un contenido formalista. Por ello. los servicios públicos. por ello. promueve y regula la actividad de la administración pública. 330. los proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. ubicándolo como una rama del derecho público que proyecta en el plano existencial los principios axiológicos del Derecho Político y los principios normativos primarios del Derecho Constitucional. y las personas jurídicas que bajo el régimen privado prestan servicios públicos o ejercen función administrativa por concesión. ajeno a los fines. así como las garantías internas y las de una alta jurisdicción que asegure la justicia administrativa.¿Cuál es la relación del derecho administrativo con la Constitución? Hay una continuidad entre el Derecho Administrativo y la Constitución. la Administración Pública no es representante de la comunidad. la axiología Constitucional impera en el orden administrativo. sino una organización puesta a su servicio. la función y potestades de los órganos y personas que la ejercen. que garantiza la sumisión del obrar de la Administración Pública al principio de legalidad democrática para el Estado de Derecho. los organismos a los que la Constitución confiere autonomía. el Derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder. podemos decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo. por autorización o delegación del Estado. una dirección general) y a personas órganos como personas naturales dotadas de facultades de proveniente de la ley. y las de derecho administrativo internacional. se imponen regulaciones normativas administrativas de esas relaciones. Desde el momento que existe la alteridad “Individuo-Estado” existen reglas jurídicas específicas para la consagración de la justicia. podemos concluir que el Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios que regula las funciones administrativas y las relaciones jurídicas entre ésta y los administrados.

el nacimiento. Los actos jurídicos administrativos son declaraciones de voluntad. simples actos administrativos o actos de administración). que se agotan con la sola formulación de actos jurídicos. o que se trate simplemente del desarrollo de la actividad que dicha función requiere en el cumplimiento de sus cometidos propios.¿En qué consisten las formas jurídicas administrativas? Son los modos de exteriorización o el continente jurídico de la función administrativa. reglamentos.DERECHO ADMINISTRATIVO • • • 332. con prescindencia de que sea efecto ejecutorio de un acto administrativo que le sirva de antecedente. Objetivamente. Así la administración se presenta como una acción encaminada hacia un fin.¿Qué es el hecho administrativo y cuáles son sus diferencias con el acto administrativo? El hecho administrativo es toda actividad material. Cuando la actividad administrativa tiene en vista “el bien común” y la “justicia”. es decir. Ley del Procedimiento Administrativo General son las siguientes: Reglamento Acto Administrativo Acto de Administración Hecho Administrativo Contrato Administrativo 334. Cuando la gestión y el servicio lo es en función del interés colectivo. es un conjunto de actividades encaminadas hacia un fin. 333. conocimiento u opinión destinadas a producir efectos jurídicos. regulación o extinción de derechos y obligaciones. ad a ministrare. la actividad de la administración está constituida por actos y hechos. ejecutadas en ejercicio de la función administrativa y productora de efectos jurídicos directos o indirectos. el hecho administrativo exterioriza función administrativa. estaremos en presencia de la Administración Pública. hablamos de “administración pública”. • 100 • . generando derechos y deberes. en cuyo caso la ejecutoriedad viene dada por una norma de alcance general. equivale al aparato administrativo o “Administración Pública”. a los actos jurídicos de la administración preferimos denominarlos actos de la administración (actos administrativos típicos. A diferencia de las otras funciones jurídicas del Estado. Etimológicamente el vocablo “administrar” significa “servir a” (administrare.¿Qué constituye la función administrativa? La función administrativa constituye el objeto propio del derecho administrativo. modificación. el conjunto de órganos no solo estatales sino también no estatales encargados de la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales. la función administrativa requiere en múltiples aspectos la ejecución y el accionar material de los órganos de la administración. con prescindencia del órgano o agente que lo realice y que se traduce en una ejecución concreta y practica. En síntesis. La actividad de la administración se materializa o canaliza en actos jurídicos (declaración de voluntad) y hechos jurídicos (operaciones materiales). servir). que abarca todas las manifestaciones de la voluntad administrativas. Para evitar confusiones terminológicas. Es decir. Los hechos jurídicos administrativos son actuaciones materiales u operaciones técnicas de la administración que producen efectos jurídicos. contratos administrativos. Es un concepto amplio. cualquiera que sean sus formas (actos unilaterales o plurilaterales) o sus efectos (generales o individuales). Las formas jurídicas administrativas que reconoce la Ley 27444. La función administrativa objetivamente. La función administrativa implica una estructura orgánica. traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas.

no es una exteriorización intelectual sino material.” JEAN RIVERA señala que el acto administrativo es “Un acto de voluntad destinado a introducir un cambio en las relaciones de derecho que existen en el momento donde él interviene. emanado de la Administración con fuerza vinculante por imperio de la ley. que produce efectos jurídicos-subjetivos”. Dr. . que producen efectos jurídicos individuales en forma directa. Toda la actuación de la administración se da a través de actos de administración. modifica o extingue un derecho o interés determinado. o aún mejor. No ocurre lo mismo con el hecho administrativo. De modo similar el ex – Decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires.Los actos administrativos viciados reciben como primera sanción la nulidad o la anulación. En esencia. sus efectos jurídicos se reducen a imponer responsabilidad administrativa si se ha ocasionado daño. SAYAGUÉZ LAZO lo define como “una declaración unilateral de voluntad de la administración. Ahora bien si el ordenamiento jurídico exige una declaración previa a la actuación administrativa. Sus diferencias con el acto administrativo son las siguientes: . Ahora bien. en ejercicio de la potestad pública. determinando la obligación del particular de cumplirlo. a modificar el ordenamiento jurídico”. y no supone deberes a los administrados. ejercitando las funciones que le son propias crea. Para RUIZ ELDREDGE el acto administrativo es “una decisión o expresión de voluntad de un funcionario o un ente colegiado de la administración pública que. puesto que es un acontecer que importa un hacer material.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Se diferencia del acto administrativo. sin una declaración de voluntad de decisión. entendiendo por tal un proceso de exteriorización intelectual –no material. pero sólo será considerada como acto administrativo aquella manifestación unilateral y externa de la voluntad de una autoridad administrativa competente. . sino también mediante declaraciones intelectuales de origen unilateral y bilateral. Se entiende principalmente como voluntad declarada. operación técnica o actuación física de un ente público en ejercicio de la función administrativa. El acto administrativo es una declaración. lo que excluye los actos creadores de reglas generales y los contratos administrativos. sin decisión o acto previo.que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. es decir.El acto administrativo tiene presunción de legitimidad. es posible que el hecho administrativo sea la ejecución de un acto o que simplemente sea una operación material. produciendo sólo responsabilidad de la administración. o que establece una normatividad administrativa”. y el nacimiento de los términos para impugnarlo. de cognición u opinión. es en sí una actividad neutra. transcurridos los cuales opera la caducidad. pues no existen normas positivas que le otorguen presunción de legitimidad. además de la posible consecuencia de responsabilidad. en el marco de las normas de derecho público. 335. El hecho. mientras que los hechos son imposibles de anular. genera. define el acto administrativo como “Una declaración unilateral realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. • 101 • .¿Qué son actos administrativos? Las decisiones administrativas no se expresan sólo a través de operaciones materiales. Agustín Gordillo.El hecho administrativo no impone deberes a los administrados. al resultado objetivo. la falta de ella hará responsable al ente público y al agente ejecutante por los daños que se generen de su conducta. de alcance individual o general y de efectos directos e indirectos. los actos administrativos pueden ser conceptualizados como toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la voluntad administrativa.

y posible física y jurídicamente. una petición sólo vale como requisito de eficacia del acto administrativo. por ejemplo. Finalidad Pública. valora u opina. y principalmente. • 102 • . En cuanto a los efectos jurídicos del acto de extinción puede ser parcial o total. salvo los casos de delegación. termino y modo (contenido eventual). y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. a favor de un tercero.el objeto del acto administrativo es la materia o contenido sobre el cual se decide.. pero por excepción puede admitirse motivación previa. El acto administrativo debe estar debidamente sustentado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. tiempo o cuantía. preciso. aun encubiertamente. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. la extinción del acto mismo. todo acto administrativo debe ser motivado. siempre que sea suficientemente razonada y desarrollada.DERECHO ADMINISTRATIVO • • • Es unilateral. quórum y deliberación indispensables para su emisión. pero sin que tal voluntad integre el acto. las cuestiones mandadas a contener por imperio de la ley (contenido implícito).antes de su emisión. En principio. El objeto tiene que ser lícito. y las cláusulas que la voluntad estatal pueda introducir adicionalmente en forma de condición.¿Cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? Son requisitos de validez de los actos administrativos: Competencia..¿En que consiste la extinción del acto administrativo? La extinción consiste en la cesación de los efectos jurídicos del acto administrativo. sustitución o avocación. El acto administrativo no puede perseguir. grado.Debe adecuarse a las finalidades de interés público asumidas en las normas que otorgan facultades al órgano emisor. debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia. Es necesario distinguir entre extinción y suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos.. a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados.. Motivación. con sustitución de la parte parcialmente revocada o con sustitución del acto totalmente revocado. el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. la cesación definitiva implica la extinción.la competencia es la esfera de atribuciones de los entes y órganos. cuando es capaz de crear derechos y obligaciones para ambas partes: Administración y Administrado. puede ser causa de su formación. sino también. La motivación puede ser concomitante al acto. La voluntad del administrado no interviene en la preparación del acto. debe ser ejercida por el órgano que la tiene atribuida como propia. Se deben establecer las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto. el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. La falta de motivación implica no solo vicio de forma. aunque se necesite de la voluntad concurrente o coadyuvante. La competencia es irrenunciable. El objeto debe contener comprende: las materias que necesariamente forman parte del acto y sirven para individualizarlo (contenido natural). Procedimiento regular. territorio. la cesación provisoria importa la suspensión. El acto administrativo se extingue cuando lo que ha dispuesto ha sido cumplido o por desaparición del objeto. vicio de arbitrariedad. Los actos administrativos producen efectos jurídicos. por ende. determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. es decir. Objeto. si ella surge de informes o dictámenes que son expresamente invocados o comunicados. La voluntad del administrado no es elemento esencial del acto. Finalmente. o sin sustitución ni parcial ni total. ni presupuesto básico. alguna finalidad sea personal de la propia autoridad. El acto administrativo se extingue por: Cumplimiento del objeto. cumpliendo los requisitos de sesión. 336. certifica. pero este vicio puede excepcionalmente subsanarse por medio de una motivación ulterior. - - - - 337.

por los que se adquiere facultades. - • 103 • . o derechos. El cumplimiento del término.hay rechazo cuando el interesado manifiesta expresamente su voluntad de no aceptar los derechos que el acto le acuerde. La invalidez es la consecuencia jurídica del acto viciado. Cuando el interesado manifiesta su voluntad de declinar los derechos que el acto le reconoce. de acuerdo al orden jurídico vigente. transcurrido éste se extinguirá el acto.¿Cuáles son las causales de nulidad de los actos administrativos? Son vicios del acto administrativo. para extinguir unilateralmente el acto administrativo. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal. pero ella se aplica solo cuando se otorguen derechos. por falta de sustrato material que posibilite su cumplimiento. que causan su nulidad de pleno derecho.la posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada por ley a la Administración Pública. Revocación. Caducidad. en su validez o su eficacia. o cuando no se cumplen con los requisitos. Rechazo. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez. modificar un acto administrativo por razones de ilegitimidad u oportunidad. La gravedad de la invalidez de un acto administrativo no debe medirse por la conducta del agente creador del vicio. 339. Expiración del plazo. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo. en razón de los principios de legalidad. salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14º. Renuncia. Nos encontramos ante el supuesto de imposibilidad física y jurídica. impidiendo su subsistencia o ejecución. no son susceptibles de renuncia. sino por la lesión que produzcan en los intereses de los afectados y en el orden público y jurídico del Estado. puede tratarse de la muerte o desaparición de la persona a quien se le otorgó el derecho o impuso un deber. a las leyes o a las normas reglamentarias. cuando son contrarios al ordenamiento jurídico. Precisamente la nulidad es la consecuencia jurídica que se impone ante la trasgresión al orden jurídico.¿Qué son los vicios y nulidades del acto administrativo? Los vicios del acto administrativo son las faltas o defectos con que éste aparece en el mundo del derecho y que.. - - - 338.. por falta de sustrato jurídico o cambio de la situación jurídica de las cosas o personas a las que se dirigía el acto.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM - Imposibilidad de hecho sobreviniente. desconocido o incumplido. los siguientes: La contravención a la Constitución. pues si crean obligaciones. título de sanción cuando medie responsabilidad del administrado por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Cumplida la condición se extinguen los efectos jurídicos y el acto. o que se dicten como consecuencia de la misma. Sus efectos son retroactivos. o el restablecimiento de un derecho vulnerado. justicia. Hay una relación de causa a efecto entre vicios y nulidades. documentación o trámites esenciales para su adquisición. Acaecimiento de una condición resolutoria. Se presenta cuando una sentencia acoge la pretensión del Administrado de nulidad total o parcial del acto. Declaración judicial de inexistencia o nulidad. y eficacia jurídica. Es una declaración unilateral por la cual se puede extinguir. lesionan la perfección del acto. sustituir.

sino a los funcionarios y trabajadores públicos. ¿Qué es la eficacia del acto administrativo? La eficacia es la aptitud que poseen los actos jurídicos para producir consecuencias de toda clase que conforme a su naturaleza deben producir. directivas. la autoridad administrativa podrá disponer que el acto administrativo tenga eficacia anticipada a su emisión. y cuando otorga beneficios al administrado se entiende eficaz desde su fecha de emisión. x 341. salvo que sea su consecuencia. Se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula. o bien sea imposible retrotraer sus efectos. los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto. Por eso es que se expresa a través de reglamentos internos. no se dirige u orienta hacia los administrados. Agota su eficacia en el seno del aparato administrativo. su objeto debe ser física y jurídicamente posible. Excepcionalmente. modificando. fundando y motivando su negativa. extinguiendo. ¿Qué es el acto de administración? El acto de administración es la declaración unilateral interna o interorgánica realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta. ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo. la regla general es la eficacia inmediata de los actos administrativos. El acto administrativo será eficaz a partir de la notificación legalmente realizada. a la indemnización para el afectado. deviene en una actividad interna. ¿Cuáles son los efectos y alcances de la nulidad del acto administrativo? EFECTOS x x x La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto. interpretando. dando nacimiento. Respecto del acto declarado nulo. sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso. en cuyo caso operará a futuro. dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. 343. En caso de que el acto viciado se hubiera consumado. Son emitidos por el órgano competente. salvo disposición en contrario del mismo acto. puede ser entendido como la disposición que dicta la administración para regular su propia organización y funcionamiento. Además. ¿Qué es el reglamento administrativo? El reglamento administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos generales en forma directa. • 104 • . salvo disposición legal en contrario.DERECHO ADMINISTRATIVO • • • 340. Quien declara la nulidad. También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda. siempre que fuera más favorable a los administrados y no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe que correspondan a terceros. 342. ALCANCES x x La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento. o consolidando la situación jurídica o derechos de los administrados. cuando estén vinculados a él. salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros. circulares. etc. su motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista.

Sujetos. las obras y servicios públicos cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de la administración.. b) de la participación de un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa. Ambos atañen a la validez del contrato. . La caracterización del contrato de la administración resulta: a) del objeto del contrato.para que haya contrato se requiere de dos voluntades válidas y opuestas que concurran a su formación. Las formalidades son los recaudos que han de observarse para la celebración del contrato. en suma por su régimen jurídico. .Voluntad consentimiento. .. es un acuerdo creador de las relaciones jurídicas. pues se exige que los sujetos contratantes tengan aptitud legal para celebrar y ejecutar el contrato por lo tanto como presupuesto de consentimiento. cuya especificidad está dada por la singularidad de sus elementos. 345.Forma.La vigilancia estatal es permanente para su estricto y cabal cumplimiento. no se trata de la superposición o suma de actos unilaterales. es decir. La forma es uno de los elementos esenciales. Es decir.tenemos que distinguir entre formalidades y forma. 346. la capacidad del contratista. tenemos otras declaraciones que proceden de la voluntad de la Administración y a la vez de otros sujetos.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 344. querida por las partes. • 105 • .¿Cuáles son las características del contrato administrativo? . individual o colectivos. . El contrato público o negocio jurídico de derecho público.. BIELSA señala que el contrato administrativo es “el que la administración celebra con otra persona pública o privada. y por otro. exterioriza o instrumenta el vínculo contractual. por un lado la competencia del órgano que ejerce la función administrativa. Al lado de las declaraciones unilaterales de la Administración.los conceptos competencia y capacidad integran el elemento sujeto. natural o jurídica y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”.Siempre es oneroso.¿Cuáles son los elementos del contrato administrativo? En los contratos administrativos encontramos los mismos elementos que en los actos administrativos: . . o también la administración. entre otros. se exige la capacidad jurídica del contratista de la administración y la competencia del órgano estatal o del ente que ejerce la función administrativa. caracteres y efectos. sino de una obra conjunta y que establece un vínculo determinado. .. .Competencia y capacidad.. modificación y resolución. ¿Qué son los contratos administrativos? Los contratos administrativos son una de las formas jurídicas por las que se exterioriza la actividad administrativa.Objeto.Su finalidad básica es un servicio público. es una especie dentro del género contrato. .El Estado es una de las partes contratantes. Obligación que tiene por contenido una prestación de dar. .Existe el privilegio de la decisión unilateral del Estado. Una de ellas es de la administración y la otra la del contratista. .los sujetos de los contratos públicos son la administración pública en cualquiera de sus grados o clases y los particulares. que se exige para la validez del contrato. Se refiere al modo concreto de cómo se materializa.Prevalece las prescripciones reglamentarias frente a las exigencias de la otra parte.es la obligación que por él se constituye. y c) de las prerrogativas especiales de la administración en orden a su interpretación.Prima el interés público sobre el interés particular. . hacer o no hacer.Es imposible toda discusión sobre el rigor contractual.

seleccionado el contratista y perfeccionado el acuerdo. Para ello la administración pública. en el sentido que la Administración puede variar por sí lo establecido en el contrato. De arrendamiento. Llamada también licitación restringida. El Estado tiene la facultad discrecional de determinar quién presta el servicio público. un vínculo regulado por el derecho.¿Cómo se forman y ejecutan los contratos administrativos? La formación de la voluntad de la Administración Pública recorre una serie de etapas cumplidas por distintos órganos. Licitación pública. discrecionalmente.¿Cómo se clasifican los contratos administrativos? De personal. con las bases preparadas para el efecto. De suministro. Los bienes inmuebles se enajenan sobre la base de una resolución especial o Ley. y se presume que el oferente aceptará los términos fijados. V. a la satisfacción del interés público. existe una etapa precontractual. de formación o preparación del contrato. Concurso público. O si la Administración se desiste del procedimiento licitatorio de mala fe con culpa o dolo. construcción. De obras públicas.: concurso para obtener el cargo de profesor universitario. cultural y artística. Se adquieren los servicios de empleados y obreros. De inmuebles para el uso de oficinas públicas. Es un procedimiento de selección del contratista en razón de la mayor capacidad técnica. Es el contrato por el cual el contratista se obliga a ejecutar una obra determinada.DERECHO ADMINISTRATIVO • • • 347. y lo supedita a la eventual adjudicación. por lo que la labor que desarrollen se sujeta a los parámetros que establezca. A través de este procedimiento solo intervienen las personas o entidades expresamente invitadas por el Estado. Se mide por sus efectos o resultados. es decir. Los bienes muebles se enajenan mediante remate público martillero. Se orienta a la producción. de tal manera que el incumplimiento puede generar responsabilidad. pero se debe respetar la sustancia o esencia del contrato. El solo hecho de presentarse a una licitación engendra un vínculo entre el oferente y la Administración. el contratista puede solicitar la rescisión y el pago de los daños y perjuicios. Dentro de estos contratos se encuentran los proveedores de bienes (proveedores de útiles de escritorio) y de servicios (limpieza. y para la ejecución la Administración puede exigir la continuidad. - Una vez superada la etapa de formación.). Entre los procedimientos para la preparación de la voluntad contractual y la selección del contratista tenemos: Licitación privada. funcionamiento. - - - 348. que genera una relación jurídica. habilitación. De servicios no personales. científica. y la mutabilidad. Es un procedimiento legal y técnico de invitación a los interesados. y ello obedece al interés público.gr. De concesión de servicios públicos. quienes formulan propuestas entre las cuales se acepta la mas ventajosa mediante la adjudicación. Mediante esta forma contractual la administración pública se provee de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de sus actividades. o excluye a alguno de los oferentes. etc. económico – financiera. De enajenación de bienes del Estado. y si fueran más allá de lo razonable. Contratación directa. se debe obtener la realización u obtención del objeto requerido en el contrato. • 106 • . En la etapa precontractual se realizan las negociaciones previas que supone la comunicación recíproca entre los futuros contratantes. otorga a un particular la gestión de un servicio público. la indemnización deberá cubrir los gastos ocasionados. orientación u otros. sin concurrencia de puja u oposición del oferente. vigilancia. ello en vista. que el contratista no interrumpa la ejecución por causa alguna. La finalidad de este contrato es dotar de infraestructura física al Estado para que pueda cumplir sus fines. Por esta modalidad el Estado elige directamente al contratista. y una etapa contractual o de ejecución.

Los funcionarios y servidores públicos responden por los actos que realicen y que sean contrarios a la legalidad. Representa una necesidad de carácter colectivo. extensión analógica del privilegio estatal. • 107 • . las personas jurídicas de derecho público interno – beneficencia. La administración pública no debe discriminar en razón de las personas. Inembargabilidad. Prerrogativa del Estado. Comprende a todos o. previniendo los conflictos de los administrados dentro de un marco jurídico preestablecido. La función administrativa debe permitir al Estado realizar sus objetivos nacionales. empresas. El principio de Igualdad. La actuación de la administración pública debe estar adecuada con la Constitución y las leyes. ƒ ƒ Continuidad. Regularidad. 350. esto es. ¿Qué es la función pública? La función pública es la actividad que el Estado realiza a través de sus órganos y que se manifiesta por conducto de sus titulares. El principio de Seguridad Jurídica. Igualdad. penal y administrativa. Se debe cumplir de manera general.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 349. una mayoría de administrados-beneficiarios. Se realiza a través de una acción o prestación. 351. En ese contexto. sin interrupciones malsanas. No obstante. uniforme. La función pública del Estado. De acuerdo con la propia naturaleza del servicio. Características Es una actividad. que lo pone a salvo de contingencias económicojurídicas. Se atiende las necesidades de la población sin ningún tipo de discriminación. la responsabilidad puede ser civil. asegurada en acción o prestación por el poder de justicia. gobiernos locales o regionales. cuando menos. Caracteres jurídicos Generalidad. directa o indirectamente. – no disfrutan de este privilegio que sólo es para el Estado mismo. ¿En qué consiste el servicio público? Consiste en la actividad que realiza el Estado para la satisfacción de necesidades colectivas de interés general. sino en razón de las situaciones. etc. . Se pretende un funcionamiento normal. para la satisfacción concreta de necesidades colectivas. regular y continua. universidades. para lo cual se cuenta con la investidura correspondiente. y que implica deberes y derechos que ejercen los funcionarios y servidores públicos. es ejercida por la Administración Pública o por entes privados para asegurar el cumplimiento de sus fines.El principio de responsabilidad por actos arbitrarios. ¿Cuáles son los principios de la función pública? Los principios de la función pública son: El principio de Legalidad. aunque en algunos casos hay excepción expresa. éste tiene una prolongación temporal indefinida o muy larga. en nuestro país. Es toda acción o prestación realizada por la administración pública activa. GUSTAVO BACACORSO la define como el conjunto de actividades que se realizan para el cumplimiento de las funciones del Estado y las políticas del Gobierno.

los servicios de transporte colectivo. en razón del interés que existe para su realización. El cargo de confianza es una responsabilidad dada a una persona que no se somete a concurso ni adquiere estabilidad laboral. • 108 • .¿Quiénes son servidores del estado? Son servidores del Estado los ciudadanos que prestan su servicio en beneficio de la Nación. la educación estatal. y que legal o administrativamente está facultado para resolver asuntos de su competencia. La Constitución los denomina funcionarios del Estado (artículo 42º) y establece cuatro clases de Funcionarios. Existe un organismo estatal encargado de actuar permanentemente. éstos designan a otros para ocupar cargos de decisión política. Debido a esta inestabilidad. que supone la dación y realización de actos propios de la función. los caminos. Son aquellos que el Estado ejecuta por sí mismo y los otorga gratuitamente. porque están financiados con ingresos propios. que puede provenir por elección popular directa o indirecta (delegada). Ej.DERECHO ADMINISTRATIVO • • • - Está regulado por un sistema jurídico normativo. están expresamente señalados en las leyes. - 352. - 353. Son los que el Estado otorga a través de sus dependencias y se obtienen mediante el pago de derechos o tarifas. la persona puede renunciar o puede ser destituida sin ningún derecho a la permanencia. funcionario superior o colegiado) o determinación legal (Constitución o Ley Orgánica). para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos autónomos. el servicio telefónico. Cuando ella se pierde.. En él se establecen sus características básicas y procedimientos de control respecto de su funcionamiento. conforme al ordenamiento legal. Remuneración. A su vez. los cargos de confianza. remunerados y dentro de una relación de subordinación jerárquica. pueden ser elegidos o designados para desempeñar funciones o cargos públicos asignados por Ley. La investidura. Servicios Públicos Propios. El ejercicio. accesoriamente por delegación. Servicios Públicos Impropios. comprende la adquisición del cargo. Dura lo que dura la confianza de quien lo nombró. Funcionarios que desempeñan cargos de confianza (artículo 40º y 42º). Se debe reunir los siguientes requisitos: El título. las carreteras. Clases: Los servidores del Estado pueden ser: Funcionario Público Se considera funcionario público al ciudadano que es elegido o designado por la autoridad competente. etc. Son aquellos que han sido elegidos directamente por el pueblo. Son prestados por entidades particulares. que se encuentra a cargo del tesoro público. con el consiguiente juramento y la asunción respectiva. Ej. Es prestado por una entidad oficial de la Administración Pública o por una entidad privada a quien el Estado le ha confiado la función de administrar a nombre suyo. las cuales se interesan y atienden ciertas necesidades de la colectividad. etc. El nombramiento (por autoridad. los hospitales estatales. a saber: Funcionarios que desempeñan cargos políticos (artículo 40º).¿Cómo se clasifican los servicios públicos? Los servicios públicos se clasifican en: Servicios Públicos Puros.

El servidor designado para ejercer cargo de confianza no interrumpe su carrera. Son los que han ingresado a la administración pública mediante concurso público. que legal y administrativamente están facultados para decidir y resolver a través de actos administrativos los asuntos de su competencia. Son aquellos que están dentro de la escala jerárquica-estructural de la entidad y por lo tanto únicos responsables de ejecutar las decisiones dadas por la Jerarquía. • 109 • . Funcionarios que desempeñan cargos de dirección (artículo 42º).• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM - Funcionarios con poder de decisión (artículo 42º). Los ciudadanos pueden ingresar a ser servidores públicos como: Nombrados. Los servidores públicos están obligados a desempeñar sus funciones con la más absoluta imparcialidad. emitir dictámenes e informes y expedir las resoluciones. Contratados. en consecuencia. Es una modalidad de funcionarios con poder de decisión. la plaza correspondiente al nivel de carrera de éste no puede ser suprimida ni ocupada mediante nombramiento. así como a un período de duración. Son aquellos que desempeñan cargos directivos. ciñéndose a las normas establecidas. en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en períodos regulares. con las formalidades de Ley. Son los que se encuentran sujetos a las condiciones de un contrato administrativo. Únicamente el servidor público nombrado se sujeta a la carrera administrativa. - Servidor Público Se considera servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO .

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados. a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. califiquen infracciones. - - - - - - • 113 • . podemos manifestar que el procedimiento administrativo es el conducto o vía por el que transita o transcurre en términos de derecho la actividad o función administrativa. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución. A diferencia del proceso en donde el producto es una resolución con la calidad de cosa juzgada. Principio del Debido Procedimiento. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Principio de Presunción de Veracidad. a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 354. Por lo tanto. dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. operaciones y actos que. En la tramitación del procedimiento administrativo. cuya finalidad es ejecutar la voluntad del Estado. se articulan en orden a la producción de un acto final. Principio de Legalidad. sostiene que el procedimiento administrativo es una ordenación interna de una pluralidad de operaciones. conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses. pero que se resuelven mediante actos administrativos (resoluciones). en el procedimiento administrativo el resultado es un acto administrativo que tiene carácter de cosa decidida. se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. obligaciones o derechos de los administrados. y resuelven conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. que comprende el derecho a exponer sus argumentos. cuando creen obligaciones. sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. dentro de la poliforme actividad del Estado. el procedimiento es la secuencia de actos que se ejecutan de modo legal y progresivo. deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios por emplear y los fines públicos que deben tutelar. siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios. obteniendo un pronunciamiento. no obstante su relativa autonomía. les otorgan el mismo tratamiento y tutela frente al procedimiento. GARCÍA ENTERRÍA. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Esta presunción admite prueba en contrario. expresada en actos diversos realizados heterogéneamente por varios sujetos u órganos. a la Ley y al derecho. Principio de Informalismo. Las decisiones de la autoridad administrativa. En nuestra legislación se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades. Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al Debido Procedimiento Administrativo. Principio de Razonabilidad. La institución del Debido Procedimiento Administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. Principio de Impulso de Oficio. Principio de Imparcialidad.¿Qué es el procedimiento administrativo y cuáles son sus principios? Para BACACORZO.

ni causen indefensión a los administrados.DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO • • • - Principio de Conducta Procedimental. garantizando que las excepciones a los principios generales no sean convertidas en la regla general. el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. Principio de privilegio de controles posteriores. mediante cualquier sistema que permita la difusión. sus representantes o abogados y. y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar. la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplica las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. - Principio de Participación. sin que ello releve a las autoridades del respeto al Debido Procedimiento o vulnere el ordenamiento. - - - - • 114 • . no determinen aspectos importantes en la decisión final. La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz. o En todos los supuestos de aplicación de este principio. En el procedimiento. sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez. los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren. todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo. - - - Principio de Verdad Material. Principio de Predictibilidad. aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Principio de Celeridad. salvo aquellas que afectan la intimidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos. Principio de Uniformidad. no disminuyan las garantías del procedimiento. se debe eliminarse toda complejidad innecesaria. las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley. de modo tal que a su inicio. a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable. Principio de Simplicidad. para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley. evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos. sin expresión de causa. completa y confiable sobre cada trámite. la autoridad administrativa está obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pueda involucrar también al interés público. los administrados. La autoridad administrativa. la colaboración y la buena fe. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. Sin embargo. el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. La autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. es decir. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Principio de Eficacia. en general. o En el caso de procedimiento trilaterales la autoridad administrativa está facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta.

La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores. Procedimiento disciplinario. podrán ser modificados de acuerdo a ley. reglamentos. Sin embargo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 355. debidamente difundidas. a sus trabajadores. astronómica y aerofotogramétrica. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo. la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. entre el Estado y los particulares o entre particulares ante el Estado). los mismos que deben de versar sobre casos particulares.¿Cuál es el objeto del procedimiento administrativo? Diversos autores coinciden en señalar que el procedimiento Administrativo tiene por objeto: x La buena marcha del órgano administrativo: Garantía administrativa. agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. presencia de elementos penales. levantamiento de la Carta Nacional por triangulación geodésica.. estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales. se refleja en actos administrativos debidamente motivados y sustentados en el ordenamiento jurídico: Garantía jurídica. compleja e importante.. proyección de obras o servicios públicos. - 356. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor. Procedimiento administrativo stricto sensu. no obstante. etc. sino de faltas. Estas decisiones generan precedente administrativo.¿Cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo? Son fuentes del procedimiento administrativo: Las disposiciones constitucionales. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.en el se investiga y sanciona infracciones de orden administrativo (sea enteramente. en los casos en que no sea correcta la interpretación o es contraria al interés general.actividad trascendente del Estado (preparación de leyes. salvo que fuere más favorable a los administrados. El • 115 • . 357. Los principios generales del derecho administrativo.. 358. pero no exactamente delictivos. pues. así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.) que incluye la actividad de contralor. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.relacionado con el vínculo Estado-Administrados en general (derechos y obligaciones entre el Estado y sus trabajadores.¿Qué son los precedentes administrativos? Constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria. los actos administrativos que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. sea al exterior.¿Cuáles son las clases de procedimientos? Doctrinariamente se admiten tres clases fundamentales: Procedimiento técnico o de gestión. imponiéndole multa y otros castigos). los estatutos y reglamentos de las entidades. y x La tutela de intereses y derechos invocados por los administrados. Hay. los criterios interpretativos establecidos por las entidades. a los administrados en general.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO • • • procedimiento disciplinario es aquel que corresponde realizar a todos y cada uno de los órganos y organismos del Estado y – excepcionalmente – a algunos particulares. la sustanciación. a través de sus reparticiones u órganos públicos.¿En qué consiste el debido procedimiento administrativo? Consiste en toda circunstancia el respeto por parte de la administración pública de todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y a los que se refiere el artículo 139º de la Constitución del Estado. sin haber iniciado el procedimiento. órganos u organismos – para decidir sobre las reclamaciones o peticiones que dan lugar a un procedimiento administrativo. y tienen los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. 360. 361. Es además. la potestad que reside legalmente en la administración pública – ejercida por funcionarios. se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. Autoridad Administrativa El agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico. participa en el procedimiento administrativo. dicha tramitación. la instrucción. Los elementos de la competencia administrativa son: .¿Cuáles son los sujetos del procedimiento? Los sujetos del procedimiento administrativo son: Administrados La persona natural o jurídica que. Terceros Administrados Dentro de este concepto podemos comprender: Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida. la resolución. • 116 • . y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio. como es el caso de las universidades privadas que como las públicas pueden recurrir administrativamente a lo que determina la ley.¿Qué es la competencia administrativa? Es la facultad de conocer un asunto con preferencia legal de un órgano respecto a otro. o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. la ejecución. Aquellos que. Respecto de terceros administrados no determinados. Tales directrices o atributos en el ámbito administrativo general normalmente se encuentran reconocidos por conducto de la Ley a través de los diversos procedimientos de defensa o reconocimiento de derechos y situaciones jurídicas. Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.Conflicto entre una persona natural o jurídica y el Estado. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado. cualquiera sea su calificación o situación procedimental. posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse. 359. la citación es realizada mediante publicación o cuando corresponda Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento. por lo que su transgresión impone como correlato su defensa constitucional por conducto de acciones constitucionales como la presente.

precisando circunstancias de tiempo. diligencias o informes que contengan información que puede afectar la intimidad personal o familiar y aquellas que expresamente excluya la ley por razones de seguridad nacional de acuerdo con lo establecido por el inciso 5) del artículo 20º de la Constitución y aquellas materias protegidas por el secreto bancario y la reserva tributaria. así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia. lugar y modo. así como sobre sus derechos y obligaciones en el mismo. el alcance y. o bien son actos de autoridad (procedimientos de oficio) o actos de los particulares (petición en general). que lesionan o niegan un derecho.¿En qué consiste la etapa de inicio de instrucción? En esta etapa se realizan los actos de determinación. conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la Administración. y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan. debe distinguírsele de la simple solicitud. fundamento y aplicación de las normas legales competentes pertinentes. pero en cualquiera de los supuestos sirve para fijar los límites del objeto del procedimiento. produciendo una sucesión ordenada y sistemática de trámites dirigidos a obtener una decisión de la autoridad.Intervención directa del Organismo Competente con facultad de juzgamiento. la duración del procedimiento. Se notifica a los administrados cuyos intereses o derechos pueden ser afectados. porque quien acciona tiene que ser un sujeto legitimado. Es fundamental indicar claramente los hechos. 363. - • 117 • . Elementos En los recursos administrativos están implícitos los elementos que lo caracterizan: . . Los administrados. . Estos actos son realizados de oficio por la autoridad que tramita el procedimiento. de ser previsible.¿Cuáles son las formas de dar inicio al procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo es iniciado por aquel acto jurídico al que el sistema jurídico le da el carácter de activar la función pública. los administrados están facultados para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que fueran contrarios al ordenamiento sin necesidad de alegar la vulneración o afectación de un derecho. Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. . De oficio. salvo aquellas actuaciones. sus representantes o sus abogados tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento del trámite. se presenta este supuesto cuando una autoridad superior dispone el inicio del procedimiento basándose en el cumplimiento de un deber legal o en mérito de una denuncia. . La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley. Denuncia de parte.Se deduce contra actos administrativos.Acción.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM .Existencia de un interés personal o patrimonial.Se origina a instancia de parte. Esta comunicación debe contener información sobre la naturaleza. sin perjuicio de que los administrados propongan actuaciones probatorias. .Su finalidad es el mantenimiento de la juridicidad administrativa y la protección y garantía de los derechos e intereses de los administrados.Actividad de control administrativo.Propósito correctivo. además de identificar a los presuntos autores. Los actos jurídicos a los cuales se les da está virtualidad. 362. .

el administrado puede consultar a las autoridades competentes sobre materias que estén a su cargo. el superior podrá disponer que otro funcionario de igual jerarquía asuma el conocimiento del asunto.. • 118 • . El acceso a la información es un derecho reconocido en la norma Constitucional que sólo encuentra límite en la intimidad personal y familiar. El derecho de petición permite presentar solicitudes por un interés particular y legítimo del administrado o por el interés general de la comunidad. puede promover el inicio de un procedimiento. de forma individual o colectiva. desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo. Se pretende que se corrija la desidia o negligencia de los servidores públicos. 364. La caducidad de estas medidas se produce cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento o cuando ha transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución. procede contradecirlo en la vía administrativa buscando que se revoque. Si se declara fundada la queja.el derecho de petición que corresponde al administrado comprende el de solicitar la información que obra en poder de la Administración.¿En qué consisten los plazos y términos en el procedimiento administrativo? Desde su establecimiento.. previo informe escrito del funcionario a que se refiere la queja.ante un acto que viola. puede adoptar provisionalmente medidas cautelares a fin de asegurar la eficacia de la resolución por emitir. Facultad de solicitar información. Existen en las entidades unidades competentes para absolver las interrogantes o inquietudes del ciudadano. La queja se interpone ante el superior jerárquico de la autoridad o funcionario que tenga a su cargo la tramitación de la causa. los plazos administrativos están determinados como máximos. afecta. cualquier administrado. modifique.el administrado puede solicitar a la autoridad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o la prestación de un servicio que no puede exigir por carecer de un título legal específico. No constituye un recurso. 366.¿Qué es el la queja? Constituye el derecho a reclamar contra la conducta irregular de la autoridad que esté tramitando el procedimiento.¿Cuándo se adoptan las medidas cautelares? Iniciado el procedimiento. por las siguientes razones: Que esté tramitando defectuosamente el procedimiento. anule o se suspendan sus efectos. Facultad de formular peticiones de gracia. la autoridad competente mediante una decisión motivada y con elementos de juicio suficientes. sino el derecho a reclamar contra la conducta del agente individual.. Que no observe los plazos previstos en la Ley para la tramitación del procedimiento. citándose el precepto infringido.DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO • • • - Ejercicio del derecho de petición. Ésta debe ser resuelta en el término de tres días. así como información calificada como “secreta” por razones de seguridad nacional.. 365. 367. Estas medidas pueden ser modificadas o levantadas durante el procedimiento de oficio o a instancia de parte. ejerciendo el derecho reconocido en el artículo 2º inciso 20) de la Constitución. Que lo paralice injustificadamente. Facultad de formular consultas. sin distinguir si el término haya sido señalado expresamente para una fecha concreta o mediante la fijación de un número de días a partir de la vigencia de un acto.¿Cuáles son las facultades del administrado? Las facultades del administrado son: Facultad de contradicción.

¿En qué consiste la carga de la prueba? Aportar y actuar los medios probatorios tendientes a verificar la verdad material de los hechos es eventualmente interés de los afectados por el acto a dictarse. • 119 • . pero por sobre todo ello y aun sin que medie pedido u ofrecimiento previo de parte. Se inicia el cómputo desde el día siguiente de la publicación o de la notificación. quienes tienen recíprocamente el deber de cumplirlos y puede exigir su cumplimiento en sede administrativa o en la judicial. sino que existen varios supuestos en los que puede afirmarse que el procedimiento administrativo ha terminado. resulta la carga de la prueba. El cómputo de los plazos se realiza sobre la base de días. testimonios. cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes. y si el vencimiento es inhábil. Término. Además corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes. Pero no aparece de modo único. Cuando la administración establece plazos en uso de sus facultades discrecionales. Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate. además el cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente.Obligatorio. los plazos obligan por igual sin necesidad de apercibimiento o intimidación alguna.es el período en que se puede realizar un acto dentro del procedimiento administrativo. se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación.son los extremos del plazo. Los modos especiales de concluir el procedimiento son: El silencio administrativo positivo. a los agentes administrativos y a los interesados en lo que respectivamente le concierne. entonces debe recaer sobre el primer día hábil siguiente. como presentar un documento o recurso. . Para que la administración se pronuncie en un determinado período. inspecciones y demás diligencias permitidas. o aducir alegaciones. siempre que éstos sean hábiles.Accesorio. Formas de conclusión del procedimiento: El modo normal de conclusión de un procedimiento es mediante un acto administrativo que resuelve el fondo del asunto. si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución 369. Respecto a las autoridades administrativas se distinguen entre el grado de exigencia que tiene la autoridad instructora y la autoridad superior a ésta.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Por imperio de la ley. el instructor debe cumplir el plazo a su cargo. Plazo. en los que se incluye el primer y el último día. El silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188.. 368. proponer pericias. Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo. más el superior tiene un deber en vigilarlo.. Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas. El plazo puede ser de dos tipos: .¿Cómo concluye el procedimiento administrativo? La conclusión del procedimiento es un momento natural del ciclo vital de la voluntad administrativa del Estado. Conforme a lo dispuesto en la norma. una obligación para la propia Administración en virtud del deber de oficialidad imperante en el procedimiento administrativo.

un auténtico acto administrativo presunto. Los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento. Sobre el particular. por escrito. En cuanto a la operatividad del silencio administrativo positivo. bajo la siguiente formula: “Toda persona tiene el derecho de formular peticiones. no requiere que el administrado emplace a la Administración Pública inactiva.DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO • • • - El desistimiento. Finalmente. 370. Sobre el particular. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo. 'la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo' ( . en todo equivalente al acto expreso. • 120 • . pues otorga la opción al administrado de optar entre esperar el pronunciamiento expreso de la administración o considerar denegado su pedido o recurso luego de vencido el plazo legal que tenía la administración para pronunciarse. y la principal exigencia que deben observar es la congruencia con el pedido del interesado. debe tenerse presente que este produce sus efectos de forma automática. Producido el silencio positivo. es muy ilustrativo la opinión de García de Enterría y Fernández: "El silencio administrativo constituye. Transcurrido éste. el interesado puede proceder como si la petición hubiera sido denegada”. una vez vencido el plazo en cada caso establecido por la norma reguladora del procedimiento. individual o colectivamente. otro de los rasgos distintivos del silencio administrativo positivo es que por tener la calidad de acto administrativo o resolución ficta. la que está obligada a dar al interesado una respuesta también escrita dentro del plazo legal. entendiéndose ésta como mero trámite. La prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. Las resoluciones que ponen fin al procedimiento son la forma normal de dar por concluido un procedimiento administrativo. es un verdadero acto administrativo en sentido estimatorio aunque presunto. Con el silencio positivo no se adquiere más que por una resolución expresa. lo que constituye una infracción a las normas que establecen la obligación legal de la administración de pronunciarse sobre las peticiones y recursos que planteen los particulares". el retardo o la demora de la administración en cumplir su deber de resolver. como si sucede en otras legislaciones. pero tampoco menos". salvo lo que corresponde a la declaración jurada.¿En qué consiste el silencio administrativo positivo? La actual Constitución no ha regulado el silencio administrativo como sí lo regulaba la Constitución anterior en el inciso 18) del artículo 2º.. por lo que. pues. ante la autoridad competente. La declaración jurada no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad ante la cual se solicita. pone fin al procedimiento administrativo. es decir. sin perjuicio de la potestad de declaración de nulidad de oficio de la administración. Es decir. El silencio administrativo positivo consiste en tener por aprobada la solicitud o recurso del administrado en los propios términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo legal que tenía la administración para atender dicha solicitud no se pronunciara expresamente. sus efectos son los mismos que los que se derivarían de una resolución expresa. La declaración de abandono. donde se requiere la previa petición de "pronto despacho" o "constitución en mora" para su configuración. 371..¿Qué es el silencio administrativo negativo? El silencio negativo tiene una función diferente. sin que en ningún caso pueda agravar la situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento. si procede. ). DANÓS señala que: "El silencio negativo combate la omisión. que reconoció como derecho fundamental el de petición.

) ante la ausencia de una resolución expresa (y) se considera una denegatoria ficta. esto es. puesto que el poder público no puede actuar si no es sujeto a determinadas formalidades que conforman la garantía del administrado. por lo que no es necesario acudir a ninguna labor interpretativa para su aplicación. Por ende. que permite al interesado acceder a la instancia superior o a la vía jurisdiccional. en ningún supuesto. el desistimiento de la pretensión impedirá la promoción de otro procedimiento con el mismo objeto y causa. cuando sostiene que el silencio administrativo de tipo negativo surge "(. pues esta tiene la obligación de resolver expresamente. pero no impide que se vuelva a plantear la pretensión en otro procedimiento. ni siquiera presunto.¿Qué es el procedimiento ejecutivo? El procedimiento ejecutivo. pues como bien sabemos el silencio no es manifestación de voluntad a menos que las partes o la ley le atribuyan un sentido. 373.. Así. 372. establecida en beneficio de los administrados. podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y debe indicarse expresamente si se trata de un desistimiento del procedimiento o de la pretensión. El artículo 188 de la Ley del Procedimiento Administrativo General trata lo referente a los efectos de ambos silencios administrativos. según sea el momento procesal en el que se presente. o. 374. dando por desestimada su solicitud o recurso. su aplicación puede derivar en una carga o perjuicio contra él. es necesario resaltar la finalidad del silencio administrativo negativo. De no precisarse se presume que es un desistimiento del procedimiento.) tratarse de una institución establecida a favor del administrado. No es un acto. Por el otro. se puede realizar antes de que se notifique la resolución final en la instancia. incluso como consecuencia de no haberla ejercido". pero no como manifestación de voluntad de la administración. en contraposición al silencio administrativo positivo.¿Qué implica el desistimiento del procedimiento y de la pretensión? El desistimiento del procedimiento implica la culminación del mismo. el particular puede optar entre lo siguiente: Acogerse al silencio administrativo negativo. En este caso.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Por ello no cabe duda que esta clase de silencio administrativo constituye una ficción legal de efectos procesales. En cambio. El desistimiento sólo afecta a quienes lo hubieran formulado. La autoridad administrativa declarará el abandono y la resolución deberá ser notificada a los administrados. • 121 • . la desestimación no puede quedar consentida por el transcurso del plazo recursal" (el resaltado es agregado).. MORÓN URBINA se pronuncia en el mismo sentido. Esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública. establece que una vez que transcurre el plazo en que la Administración debe resolver. inclusive por encima de la voluntad del obligado. Es pertinente precisar que al ser opcional acogerse a él.. al "(. Esta actuación encaminada a la realización del acto administrativo esta sujeta a los causes formales de un procedimiento.¿Cuándo se produce el abandono del procedimiento administrativo? Sólo será posible en los procedimientos iniciados a solicitud de parte. Sobre el particular conviene hacer dos precisiones. una técnica legal prevista para favorecer al administrado y protegerlo de los eventuales perjuicios que pudiera ocasionarle la inacción de la administración. ante la falta de voluntad de la administración la ley le asigna efectos jurídicos al silencio. quienes pueden utilizar los recursos pertinentes. con el fin de permitirles el acceso a la impugnación de la inacción de la Administración Pública. cuando el administrado incumpla algún trámite que hubiera sido requerido y que produzca la paralización del procedimiento por treinta días. el negativo no es equiparable a un acto administrativo presunto.. por un lado. es el procedimiento administrativo que tiene por objeto la realización de lo dispuesto en un acto administrativo.

pueda nuevamente considerar el caso en principio dentro de las mismas condiciones anteriores. en especial. Se interpone ante el mismo órgano que dicta la resolución impugnada. El plazo para resolver este –y los otros recursos-es invariablemente de treinta (30) días. por lo tanto. así como. La obligación debe derivar del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenir de una relación de derecho público.¿Qué son los recursos administrativos? Los recursos administrativos son actos del administrado mediante los que éste pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley en base a un título jurídico específico. por lo que se comete error al condicionar este recurso con la petición de nueva prueba documental o instrumental. los que supongan paralización de los plazos preceptivamente señalados u omisión de los trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. calendario por cierto. Los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los siguientes casos: Por suspensión provisional conforme a Ley. La nota característica de los recursos es. además. Para que proceda la ejecución forzosa de los actos administrativos se deben de cumplir con las siguientes exigencias: debe de tratarse de obligaciones de dar. lo cual les distingue de las peticiones. Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la pérdida de su ejecutoriedad. Cuando se cumpla con la condición resolutiva a que estaba sujeto de acuerdo a Ley. en razón de que no siempre se pueda acreditar nueva prueba instrumental. • 122 • . cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo. que dichas prestaciones estén determinadas por escrito de modo claro e integro. Hay que atenerse. reconsiderar es posibilitar que el órgano resolutorio cuyo acto se impugna. nuestro ordenamiento no exija la intervención del Poder Judicial para su ejecución. mandato del Juez o si están sujetos a condición o plazo conforme a Ley. Es lógico que tenga dicho carácter alternativo. Si embargo. y de las quejas que no persiguen la revocación de acto administrativo alguno. Los recursos que establece la Ley del procedimiento Administrativo General son los siguientes: Recurso de Reconsideración Este recurso es opcional y su interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 375. Los actos administrativos son susceptibles de ejecución. se debe haber requerido al administrado para el cumplimiento de la obligación bajo apercibimiento de iniciar una acción coercitiva. salvo disposición legal en contrario. Cuando transcurrido cinco años de adquirido firmeza y no se hayan iniciado los actos de ejecución. hacer o no hacer. no obstante.DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO • • • En esencia. la potestad para ejecutar sus propias resoluciones constituye una de las expresiones más nítidas de la autotutela administrativa con que el ordenamiento legal provee a la Administración Pública para la preservación del orden público y alcanzar las satisfacciones de los intereses generales. debiendo necesariamente sustentarse con nueva prueba instrumental. sino solamente que se corrijan en el curso mismo del procedimiento en que se producen los defectos de tramitación a que se refieren y. Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto. El plazo para interponerlo es de quince días útiles. su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que ese estiman contrarias a Derecho. al texto expreso referido.

Sin que sea requisito previo la presentación del recurso de reconsideración. En órganos u organismos colegiados (consejo. pues precisábamos que la reconsideración es opcional. Es oportuno denotar que su interposición no es optativa sino constituye un recurso indispensable para agotar la vía cuando nos encontramos ante estructura descentralizada sujeta aún a tutela estatal”. las apelaciones deben ser de competencia del pleno y no meramente del individuo que los preside. diversificadas las funciones de la titularidad. por su carácter general legislativo. directorios. si es que lo hay en realidad. etc. la Administración tiene la facultad de corregir o rectificar. “Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión. el interesado podrá considerar denegado su recurso a efectos de interponer la demanda judicial correspondiente.). ex nunc.al ente en pleno. ante una tercera instancia de competencia nacional. si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional.. para que eleve lo actuado al superior jerárquico competente para que resuelva la alzada. Debe interponerse cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho. Al plazo establecido legalmente de quince días se agrega el de la distancia. comités. No es lícito adicionar o retirar documentos. para que con un criterio unificados revoque. Resulta. o sea. Este recurso sólo es posible ejercitarlo una sola vez. Se presenta ante la misma autoridad que expidió la resolución que cuestionamos. 376.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM No es procedente reconsiderar un reglamento. estando. Recurso de revisión MORÓN URBINA sostiene: que “El Recurso de Revisión es el medio impugnativo excepcional procedente contra los actos administrativos firmes emanados de las entidades descentralizadas del poder. In apellatione recepta nihil debet innovari judicium (No se debe innovar respecto de las cuestiones debatidas en los autos recurridos). por precisa prohibición Recurso de Apelación Este es el primer recurso impugnativo de carácter obligatorio.¿Qué es la revisión de oficio? Esta institución permite que de oficio la autoridad administrativa competente pueda examinar nuevamente el acto administrativo y adoptar las siguientes decisiones: Rectificación Ante un error material o aritmético. siempre que no altere el contenido del acto administrativo en lo sustancial o que cambie el sentido de la decisión. patronatos. El recurso de revisión se interpondrá dentro del término de quince (15) días y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días transcurridos los cuales sin que medie resolución. sin embargo. No cabe que sea ex tunc. que es interpuesto ante una tercera autoridad gubernativa encargada de su tutela. por infracción de la Carta. debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que se eleve lo actuado al superior jerárquico. si es que se quiere en verdad agotar la vía administrativa y así prepararse para contienda jurisdiccional. juntas. desde la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional. Los requisitos y formalidades pertinentes están determinados. etc. modifique o sustituya el acto administrativo recurrido. o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública”. a veces. que la titularidad en referencia puede recaer no sólo en persona individual sino también en persona colectiva. Suele confundirse las atribuciones del Titular del Pliego con las que corresponden –en el más alto nivel institucional. • 123 • . decreto supremo. sin retroactividad. Hay sí acción popular por las disposiciones legales que violan la Constitución o las leyes o interponer acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (con sede en Arequipa). El plazo para deducirlo es de quince días útiles.

se deberá contemplar la indemnización correspondiente. porque la situación contenciosa no ha sido conocida anteriormente por ninguna autoridad administrativa o judicial Conflictos entre la Administración y los administrados. Son generados por la actuación ejecutiva del Estado en asuntos que denomina la doctrina de competencia secundaria. siempre que agravien el interés público. . mérito o conveniencia.Que se ha declarado la nulidad de las resoluciones administrativas aun cuando hayan quedado consentidas.Cuando se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios para terceros.¿Cuándo se tiene por agotada la vía administrativa? ¿Qué es la cosa decidida? Se tiene por agotada la vía administrativa para los efectos de lo dispuesto en el artículo 23º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.La existencia de una decisión de la máxima autoridad contra la cual ya no se puede interponer recurso jerárquico alguno. 377. Mediante este tipo de procedimiento la Administración Pública tienen competencia para instruir y resolver: Conflictos de intereses entre administrados. cuando se hubiera expedido resolución en la última instancia administrativa. se utiliza dicho término para describir la situación de una resolución que adquiere firmeza. modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad. En ese sentido. Revocación Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados. .DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO • • • Nulidad de Oficio De presentarse las causales de nulidad previstas en la Ley y que no hubieran sido advertidas por los administrados. el agotamiento de la vía previa significa: . . ya no es pasible de reforma alguna por parte de la Administración. dirigido a decidir un conflicto de intereses suscitado con motivo de la actuación pública o en asuntos de interés público y en donde la autoridad ejerce el rol de instructor de la causa con facultades inherentes a la jurisdicción. La expresión “causar estado” se relaciona con esta institución. es decir. de tal manera que la voluntad de la Autoridad se expresa de manera definitiva. . Se denomina competencia primaria. la autoridad administrativa está facultada para declarar de oficio la nulidad.Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una Ley. porque el tribunal administrativo decide en asuntos contenciosos pretrabados.¿Qué es el procedimiento trilateral? Es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la Administración.Que ha operado el silencio administrativo definitivo. 378. • 124 • . La cosa decidida es una institución que tiene por objeto otorgar seguridad jurídica en el ámbito prejudicial. es la cualidad que se atribuye a una resolución de la Administración una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento administrativo llegando a una decisión final que solo puede ser cuestionada en sede judicial a través del proceso contencioso administrativo. siempre que agravien el interés público. aun cuando los actos hubieran causado estado. su origen se encuentra en un acto administrativo preexistente.Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas para la emisión del acto administrativo. Si la revocación origina perjuicios económicos al administrado. Salvo: .

las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. .Debido Procedimiento.¿En qué consiste el procedimiento sancionador? Este procedimiento tiene relación con la facultad que tiene cualquiera de las entidades de la Administración para establecer infracciones administrativas y las sanciones correspondientes. y los segundos tienden a una estructura dialéctica concordante con el tradicional ejercicio de la autoridad. los primeros adoptan como prioridad un rol de facilitador de la comunicación entre las partes. coercio. vocatio. Los principios que regulan la potestad sancionadora de la administración son: . de no existir superior jerárquico. iudicium y executio. así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad. La sanción se puede entender como un mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Sólo por norma con rango de Ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado.Legalidad. . En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la resolución final. Características Son objeto de instrucción y resolución por organismos ajenos al Poder Judicial. Reclamado: Cualquiera de los emplazados. Contra la resolución final expedida en el procedimiento trilateral sólo procede la interposición del recurso de apelación y. pero dentro de la Administración Pública. Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del Debido Proceso. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. El sector encargado de conocer el caso cuenta con algunas facultades propias de la jurisdicción como la notio. En el procedimiento trilateral se actuarán pruebas salvo que las partes. sólo cabe el recurso de reconsideración. también se dictarán medidas cautelares a solicitud de las partes. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes se hubiera atribuido expresamente esa potestad. El procedimiento trilateral se inicia por la presentación de una reclamación o de oficio. y este mal consiste en la privación de un bien o de un derecho. las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Sujetos Reclamante: Es la persona que inicia el procedimiento presentando su reclamación. • 125 • . el reclamado puede presentar réplicas alegando violaciones a la legislación respectiva. Los procedimientos trilaterales pueden ser compositivos y de resolución imperativa.Razonabilidad. Además de la contestación. pactos o convenios entre los administrados que importen una transacción extrajudicial o conciliación. derivadas del incumplimiento de un mandato o al infringir una prohibición. Las decisiones producidas a través del procedimiento administrativo generan precedentes. por acuerdo unánime. la autoridad puede aprobar acuerdos. de no hacerlo. pero dichos instrumentos deben constar por escrito. El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación una vez notificado en el plazo de quince días. Entidad Administrativa: Le corresponde favorecer o facilitar la solución conciliada a su controversia. por lo general. y generalmente bajo la forma de tribunales administrativos. decidan prescindir de ellas. 379. la Administración lo declarará en rebeldía. el perjuicio causado.

. .Concurso de Infracciones.Irretroactividad. por propia iniciativa o por orden del superior. salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientas no cuenten con evidencia en contrario. . sin constituir nuevas conductas sancionables a la previstas legalmente. Entre los tipos de sanciones que puede imponer la Administración tenemos: . . como consecuencia de una conducta ilegal de éste. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar. se debe notificar al posible sancionado a fin de que presente sus descargos por escrito. tutelando su propia organización y funcionamiento. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. . salvo que las posteriores le sean más favorables. sin admitir interpretación extensiva o analogía.Sanciones disciplinarias.Se reconoce en este tipo de sanciones una especie de titularidad natural de la Administración derivada de actuar en su propio ámbito interno o doméstico. Consiste en la pérdida de la situación jurídica – administrativa de ventaja.Causalidad. sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción. . • 126 • .Tipicidad. . Las conductas estimadas como ilícitas son valoradas. con criterio deontológico más que estrictamente jurídico.Continuación de Infracciones. pero.Non bis in idem. La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de medidas provisionales que aseguren la eficacia de la resolución final. Son aquellas que establece la Administración sobre los agentes que están integrando la organización. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones. hecho y fundamento. se pueden realizar actuaciones previas de investigación. la Administración deja sin efecto temporal o definitivamente un acto administrativo favorable al sancionado. Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal. además.Sanciones rescisorias. iniciado el procedimiento. Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de Ley mediante su tipificación como tales.Presunción de licitud.DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO • • • . Se inicia siempre de oficio. . Para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua.

DERECHO CIVIL .

. La derogación puede ser expresa o tácita. etc.. Es cierto que una ley puede ser derogada por otra ley. la segunda cuando existe incompatibilidad. requerir de publicación y ser formal. b. éste criterio no puede ser compartido dentro de los actuales cánones del derecho civil (1). contradicción o absorción entre las disposiciones de la nueva ley y la anterior. Sólo suspende la vigencia de la ley CAUSAS INTERNAS DEROGACIÓN DE LA LEY DEROGACIÓN . una ley se deroga por otra ley. cuando es el propio legislador quien establece que una determinada ley pierde su vigor obligatorio.1. Causas internas. TITULO PRELIMINAR 380. ser escrita. pero en la actualidad ese no es el único mecanismo de derogación puesto que pueden presentarse situaciones como el desuso o la inobservancia.Referida a la extinción total de la norma.la derogación se constituye en la pérdida de vigencia de una ley debido a causas externas a su propio ser y puede ser de dos tipos: x x Abrogación. la desaparición de la razón que constituía la razón de ser de la norma.).Derogación (abrogación parcial) . sin embargo.2. ¿Cómo se deroga una ley y cuáles son las variables de la derogación? De acuerdo al Título Preliminar del Código Civil (en adelante C.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM I. Causas externas. Sin embargo.Referida a la extinción parcial de la norma o lo que entenderíamos como abrogación parcial. que fácilmente podrían encajar como mecanismos de derogación y que no se constituyen necesariamente en una ley.. la primera.Se produce cuando la nueva norma no sólo limita a la anterior sino que además formula una nueva norma que puede sustituir a la anterior en forma total o parcial.C.TÁCITA Suspende la vigencia de la ley y cambia el texto legal por otro. La ley se encuentra premunida de elementos básicos como el hecho de tener carácter general.Aquí la ley pierde vigencia debido a causas que se encuentran señaladas en la propia ley. Derogación.. La modificación. Al respecto la doctrina ha señalado que es “el mandato jurídico escrito y procedente de los órganos legislativos competentes” (2) .Abrogación MODIFICACIÓN: • 129 • .. Una ley puede ser derogada en virtud de lo siguiente: a. b. La derogación.EXPRESA CAUSAS EXTERNAS .. no podemos adentrarnos en el tema sin conocer que es una ley.Las causas externas pueden ser: b. Por ejemplo: El haber señalado un plazo de vigencia..

382. la aplicación retroactiva. la aplicación inmediata. situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entró en vigencia. Debemos entender por irretroactividad aquel principio. 1986. según ella. de acuerdo al tiempo de ésta. ¿Cuáles son las variables que nos presenta la aplicación de la ley en el tiempo dentro del Derecho Civil? Como hemos señalado. regula la aplicación de la ley en el tiempo y consagra la teoría de los hechos cumplidos al señalar que “La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones existentes”. y que establece determinados límites para la aplicación de la nueva ley. yendo en contra de las buenas costumbres y actuando de una manera no razonable con una completa ausencia de interés. 3. encontramos tres tipos de aplicación de la ley. a las que hemos decidido denominarles variables de la aplicación de la ley en el tiempo. la ley mantiene su vigencia mientras no sea derogada o modificada. de hechos realizados bajo su imperio. el problema es de quien ejerce el derecho con intenciones que no responden al fin que el legislador ha querido otorgar para ese derecho. Ultraactividad.Walter Gutiérrez señala que “La irretroactividad es en realidad un principio general por el que se pone límite temporal a la aplicación de la nueva ley” (3). aunque (el presente Código) no los reconozca”. la aplicación ultraactiva. Ejemplo: La llamada retroactividad benigna en el derecho penal. seguidamente establece que la ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos. señalando que ésta no podrá retroceder en el tiempo para ser aplicada a situaciones que se presentaron antes de la dación de la ley. Irretroactividad. se presenta una serie de variables para su aplicación. En ese sentido.. Pág. 56. sin embargo. o la de cortar el suministro de agua a una persona. El artículo III del Título Preliminar del C. el artículo 2120º correspondiente a las disposiciones transitorias del Código. De este tema nos interesan las dos últimas figuras a las que creemos necesario agregar la figura de la irretroactividad: 1.La aplicación ultraactiva de una norma se presenta cuando una ésta se aplica a hechos y situaciones que ocurren luego de que se produjo su derogación o modificación.. El derecho no es el problema ya que éste se encuentra al servicio y tiene su fin supremo en la sociedad.Aunque no se aplica en el derecho civil. justificando su actuar precisamente en su titularidad. se debe señalar que la aplicación retroactiva es aquella en que una norma rige para hechos. • 130 • . Retroactividad.FEPUCP. Ejemplo: Los matrimonios celebrados bajo las normas del Código Civil de 1936 se rigen por las disposiciones de éste. una vez que se presenta un dispositivo jurídico es derogado o modificado. Consideramos que el ejercicio abusivo del derecho se constituye en la acción u omisión que va en contra de los fines que pretende alcanzar la ley y que se realiza con la plena convicción de dañar. establece que “Se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos. Como ejemplos de ejercicio abusivo podemos mencionar el hecho de impedir la libre circulación en un pasadizo. Inicio de Vigencia Ultraactividad de Vigencia de “B” “C” “A” Ultraactividad de “B” Vigencia de “C” Vigencia de “A” Retroactividad de “B” Retroactividad de Fuente: RUBIO CORREA.DERECHO CIVIL • • • 381. ¿En qué consiste el ejercicio abusivo del derecho? Muchos autores lo denominan “abuso del derecho”. 2.. Para Leer el Código Civil – Tomo I.C. Marcial. regulado por el título preliminar de la norma sustantiva. sin embargo. Ejemplo: Las normas del Código Civil. nosotros preferimos llamarlo ejercicio abusivo debido a que quien abusa no es el derecho sino el titular de éste.

iv. No se encuentra reconocido por la norma. según la cual al aplicar las normas. 384. vi. buscará identificar un bien a través del cual pueda satisfacer su necesidad. no existente previamente”(4). en realidad lo que se hace es crear una nueva disposición. Sus reglas son cambiadas por el Estado de acuerdo a la necesidad de la sociedad. el interés para obrar deberá ser identificado como la necesidad que tiene un justiciable para acudir al órgano jurisdiccional y materializar su derecho de acción. 383. 385. consideramos que no debe aplicarse la analogía cuando se trate de normas que establezcan sanciones o restrinjan derechos. ii. Sus reglas cambian de una época a otra por la práctica social. Lo cierto es que la analogía se constituye en un mecanismo de razonamiento mediante el cual se interpreta y aplica el Derecho para superar las eventuales insuficiencias o deficiencias. puede aplicarse retroactivamente la norma B y la C respectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre orden público y buenas costumbres? Dentro de las principales diferencias podemos mencionar: ORDEN PÚBLICO i. Su concepto engloba al de buenas costumbres. iii. En ese sentido. durante la vigencia de la norma B puede aplicarse retroactivamente la norma C y ultraactivamente la norma A. iii. ¿En que consiste el interés para obrar? Para hablar de interés para obrar es necesario primero determinar qué es interés. v. v. iv. A ello debemos agregar que no sólo debemos preocuparnos por la aplicación analógica sino también por la interpretación restrictiva. No existe buen o mal orden público. No obstante ello. Si se trasgreden ambos en la realización de un acto jurídico se declarará la nulidad por lo que su consecuencia es la misma. y durante la vigencia de la norma C. Por ejemplo. dicha interpretación no es posible en nuestro ordenamiento por no permitirlo el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil” (Casación Nº 2368-98 Lima). permitiría la aplicación de normas de excepción o de restricción. Práctica jurídicamente establecida. Conjunto de principios sobre los que se basa la estructura y funcionamiento de la sociedad. “La interpretación extensiva o analógica de la norma consiste en la aplicación de un supuesto legal a otros casos además de los expresados en su texto. vi. Adecuación de la conducta humana a las reglas de la moral.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Como vemos. al igual que la analogía. Hábito socialmente aceptado. ii. Existen malas y buenas costumbres. cuando una persona tiene una necesidad. que aunque no se encuentra regulada en el Código Civil. durante la vigencia de la norma A. Se encuentra reconocido por la norma. finalidad que el espíritu de la norma ha pretendido evitar. Se constituye en una rama del orden público. y la integración es una de las ramificaciones de la aplicación del Derecho. asimismo. ¿Se encuentra permitida la aplicación analógica dentro del Derecho Civil Peruano? Marcial Rubio Correa define a la analogía como “…un método de integración jurídica. El derecho civil peruano ha señalado que las normas que establecen excepciones o restringen derechos no deben ser aplicadas por analogía y aunque existen posiciones discrepantes con esta postura. a ello denominamos interés. el artículo VI • 131 • . puede aplicarse ultraactivamente la norma A y la norma B. BUENAS COSTUMBRES i.

definido como el interés que pudiera tener el recurrente por encontrarse afectado su patrimonio. • 132 • . en la que existe ausencia de una norma adecuada. Por defecto debemos entender las imprecisiones. Éste dispositivo ha sido muy discutido en la doctrina a tal punto de señalar que a través de la aplicación del “iura novit curia” estamos favoreciendo a una de las partes. obsolencia. que se configura cuando una regla no es justa o satisfactoria para que el caso que tenemos al frente. El aforismo se sustenta en una presunción que tiene la calidad de iuris et de iure. Dentro de nuestro país funciona como un principio de la administración de justicia y establece que “Los jueces tiene la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente. Se descartaría. superposición de normas aprobadas en tiempos distintos o conflicto entre normas de distintas jerarquías. atendiendo al objetivo final del proceso. ¿Cuál es la forma de aplicación del principio del Iura Novit Curia en el Derecho Civil Peruano? El “iura novit curia” se constituye en un aforismo que traducido a nuestro idioma significa “el tribunal conoce los derechos”. por vacío debemos entender la ausencia de normas adecuadas dentro de nuestro sistema jurídico frente a un determinado hecho. lo cual no dista mucho de la realidad. El presupuesto de hecho es que las partes no están obligadas a una calificación jurídica correcta de sus pretensiones. en segundo lugar. la falta de legitimidad para obrar en el demandante o demandado es un presupuesto procesal que garantiza la existencia de una relación jurídica procesal válida” (Casación Nº 2204 – 2001). entendido como el interés subjetivo que puede tener el recurrente por alguna afectación generada al interesado o a su familia “La excepción de falta de legitimidad para obrar nació en la antigua Roma con el nombre de ‘Legitimatio ad Causan’.De contenido patrimonial..DERECHO CIVIL • • • del Título Preliminar del Código Civil nos habla de legítimo interés y por el debemos entender “…a aquellos intereses que son jurídicamente exigibles a su arbitrio por el interesado. se concluye que tiene el deber de aplicar al proceso el Derecho que corresponda”(6) 387.De contenido extrapatrimonial. que si por ejemplo. Lo que quiere decir. aún se encuentra regulado en nuestra norma sustantiva y “En ese sentido. las misma que se presentan cuando el ordenamiento no cuenta con la norma adecuada para resolver un determinado caso. al presentar una demanda omitimos señalar los fundamentos jurídicos que sustentan nuestra pretensión o los señalamos erróneamente. aunque no haya sido invocada en la demanda”. Legítimo interés para obrar Interés moral. por tanto. la norma nos dice que este interés puede ser económico o moral: Interés económico. Para que ese interés para obrar del que hablamos sea legítimo.. señalando Alsina que ‘La acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada’. el juzgado tendrá la obligación de aplicar la norma jurídica que corresponda aunque ésta no haya sido señalada. En primer lugar. 386. La presunción es que el juez conoce el Derecho. podemos mencionar a la falsa laguna. Otra forma de denominar a estos institutos es utilizando a las denominadas lagunas del derecho. es decir. si se presume que el juez conoce el Derecho. debemos mencionar a la verdadera laguna. los intereses de carácter genérico (como los del grupo de normas a los que el Código califica de simple interés) y los de naturaleza expectaticia” (5). También se sustenta en un presupuesto de hecho. No obstante ello. el iura novit curia constituye un deber del juez. Por tanto. ¿Qué entendemos por defectos o deficiencias y vacíos en la ley? Debemos señalar que la doctrina diferencia los defectos de los vacíos o deficiencias. que no admite prueba en contrario.

el mismo que establece “La parte que incurre en error no puede pedir la anulación del acto si. • 133 • . el Derecho común a todas las personas etc. con el desarrollo de la vida social y económica. es el Derecho que regula las interrelaciones subjetivas privadas. la libertad y la justicia. la igualdad. sin embargo. no significa que las normas del Código Civil se puedan aplicar supletoriamente a todas las ramas del Derecho. la ley especial prima sobre la general. la otra ofreciere. el Derecho Común. los principios generales del Derecho son “…principios fundamentales de conducta que existen en la cultura del tiempo en que se vive y que por lo tanto. antes de haber sufrido un perjuicio. esto quiere decir que el Derecho Civil es la base o cimiento por el cual nacieron una serie de Derechos autónomos.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 388. Por ejemplo. Cabría preguntarnos entonces: ¿Qué son los principios generales del Derecho?. Hay que agregar y tomar en cuenta que. este Derecho tiene orígenes tan antiguos como el hombre mismo. Como ejemplo gráfico de los principios generales del Derecho podemos señalar al artículo 206º del Código Civil. la norma nos dice que debemos recurrir a los principios generales del Derecho y preferentemente a los que inspiran al Derecho peruano. es el Derecho Privado. las expresiones de voluntad en el ámbito civil que pueden ser expresas o tácitas no guardan relación con las expresiones de voluntad del Estado. ¿Por qué es posible aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Civil a otras leyes? Consideramos que el Derecho Civil es el derecho de las personas. Es por esta razón que. primer derecho mejor derecho. el Derecho Civil fue evolucionado y/o dividiéndose en diversas ramas que relacionan a las personas entre sí. que son meramente formales. formaban y orientaban los ordenamiento jurídicos al formar parte de una doctrina” (7). etc. deficiencias o vacíos en la legislación? Cuando encontramos vacíos o deficiencias y defectos en la ley. 389. Algunos principios generales del Derecho son aquellos que inspira el derecho positivo como la validez general. ¿Cómo debe reaccionar un operador del derecho cuando encuentra defectos. Por ende. es decir. es posible que las normas del Código Civil se puedan aplicar supletoriamente a otras disciplinas jurídicas. cumplir conforme al contenido y a las modalidades del acto que aquella quiso incluir”. ya que tiene que haber compatibilidad con la naturaleza de la otra rama jurídica.

DERECHO CIVIL • • • • 134 • .

que es el acto de la fecundación. El segunda párrafo del artículo 1º del Código Civil nos señala que “la vida humana comienza con la concepción”. La persona individual que ha cumplido los 18 años y no incurre en las situaciones previstas por los artículos 43 y 44 del CC. A la persona natural y/o individual. 391. Lo cierto es que la propia Convención Americana de los Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la vida se inicia a partir del momento de la concepción. 4. El concebido no puede ejercer sus derechos y deberes. un ser humano producto de la concepción. ¿Cómo podemos definir al concebido? El concebido es un ser humano sin haber nacido. 2. como para las desfavorables. a mayor abundamiento. El concebido es vida humana genéticamente diferenciada que dura desde la concepción. exactamente desde la fusión de los dos pro núcleos. hasta antes del nacimiento. concepción. 2. es más. por ende no se trata de cualquier ser. Sería ocioso hablar de cada una de estas teorías cuando en realidad lo que queremos estableces es cuando comienza la vida de acuerdo al Derecho y más aún. El concebido adquiere derechos patrimoniales si es que nace vivo. gestación. La concepción es el resultado de todo un proceso biológico generado a partir de la fecundación. ¿Cuándo hablamos de “persona”? Hablamos de persona para referirnos a aquel centro de imputación de derechos y deberes sin limitación alguna. es un ser que da inicio a la vida humana. El concebido es sujeto de derechos solo para “todo cuanto le favorece”. La atribución de derechos patrimoniales a la persona natural no está sometida a ninguna condición legal. La persona individual y/o natural surge desde el nacimiento hasta antes de su muerte. 3. PERSONA INDIVIDUAL 1.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM II.. 4. DERECHO DE PERSONAS 390. sino a través de sus representantes. 392. A la agrupación de seres humanos que persiguen un fin u objetivo común sea o no lucrativo (persona jurídica). anidación. etc. ¿Cuando comienza la vida humana? El determinar cuando se inicia la vida humana ha generado más de una controversia a nivel doctrinario. y. entre ellas podemos mencionar a las teorías de la fecundación. muchos tratadistas señalan que es la anidación (8) el momento en que se inicia la vida humana. que es aquel ser humano desde su nacimiento hasta antes que muera. • 135 • . 393. se le considera un ser privilegiado ya que se le atribuye una serie de derechos (sujeto de derechos) en todo cuanto le favorezca. sino (como ya lo señalamos) de un ser humano. La persona individual lo es tanto para estas situaciones.¿Cuáles son las diferencias entre la persona individual y el concebido? CONCEBIDO 1. tiene absoluta capacidad para hacerlo. Por ende el concebido es distinto de la persona humana. 3. y es que existe una serie de teorías que pretenden establecer a partir de cuando tenemos vida humana. por ende esta definición es atribuible a dos situaciones específicas: 1. cuando nuestro Derecho tiene un criterio aceptado. 2. sin embargo. Pero un ser humano sin nacimiento.

La capacidad se clasifica de la siguiente manera: a. • 136 • . en forma personal o a través de representante. por el hecho de tener tal condición. la capacidad de goce alcanza a todo ser humano. persona individual y/o natural. de ejercer derechos o de contraer obligaciones. se ha establecido que es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.. 396. dentro de ellos podemos encontrar a la vida. tanto así que incluso el concebido goza de aquellos derechos que lo favorecen. Para obtener capacidad de ejercicio una persona debe ser mayor de 18 años. entre otros.DERECHO CIVIL • • • 394. Como sabemos. mientras el objeto está referido a todo lo que puede ser percibido mediante los sentidos por el ser humano. partimos de la sencilla razón que objeto es distinto a sujeto. Dentro de estas normas encontramos a la llamada irrenunciabilidad de derechos. En cuanto al concebido.. un sujeto con capacidad jurídica podrá representar a alguien para la firma de un contrato y asimismo podrá firmar un título valor con la finalidad de garantizar una deuda a su nombre. b. es evidente que no pretendemos hablar de la capacidad como término coloquial sino de la capacidad jurídica. 397. ¿En que consiste la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales? La irrenunciabilidad de los derechos fundamentales se constituye en un dogma consagrado por el Derecho Civil.La capacidad de ejercicio se encuentra regulada por el Código Civil y se constituye en la posibilidad que tiene la persona humana de obrar. ¿Qué es la capacidad y cuantos tipos de capacidad regula nuestro Código Civil? Coloquialmente. ¿Cómo se configura la calidad de sujeto de derecho y cuál es su aplicación en el caso de las personas naturales dentro de nuestro Derecho Civil? Sujeto de derecho es todo aquel susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones. una serie derechos y sus correspondientes deberes. 395. Capacidad de goce. y que tiene capacidad de tener deberes y derechos. ¿Cuál es la noción jurídica de objeto de derecho? Como primer pensamiento señalamos que objeto de derecho es contrario a sujeto de derecho. Reforzando esta idea. es aquella “vida humana” a la cual se le atribuye. aunque existen excepciones a la regla. que no es otra cosa más que un impedimento legal instaurado con la finalidad de que una persona renuncia a determinados derechos que se considera indispensables para la vida. persona jurídica inscrita y persona jurídica no inscrita. Por ende la categoría de sujeto de derecho está referida exclusiva y excluyentemente la vida humana en cualquiera de sus modalidades. La capacidad jurídica debe ser entendida como aquella capacidad que tiene un sujeto de derechos para ser titular de derechos y obligaciones. siendo titular de los primeros y pudiendo contraer los segundos. ya sea material o inmaterial. el ser humano tiene un carácter social y como tal debe respetar una serie de normas básicas para lograr una existencia armónica y equilibrada dentro de la sociedad. Por ejemplo. En ese sentido. la libertad. Capacidad de ejercicio. es decir. por el cual recae un poder jurídico de parte del sujeto de derecho debido al interés de este.La capacidad de goce es aquella capacidad que tiene la persona para ser titular de derechos. es decir. la persona humana es el ser humano que se encuentra entre su nacimiento y su muerte. como concebido. establecemos que objeto de derecho es todo bien. 398. el sujeto hace referencia al ser humano en sí. Sin embargo. ¿Cuál es la noción jurídica de sujeto de derecho? Sujeto de derecho es aquel centro de imputación de derechos y deberes. la capacidad se encuentra definida como la aptitud para desarrollar una determinada actividad o realizar alguna tarea. el honor. la integridad física. vale decir. Nuestro Código Civil señala que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento y el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.

reservándose dicha decisión de acuerdo a su propia autonomía. Exigencia de que los hechos acusen perturbación personal o social al individuo Efectos de la voluntad del sujeto (cada persona tiene el derecho de escoger la información que desea otorgar respecto de su persona) Puede darse en el ámbito persona o familiar. 400. a. didáctica o cultural. es la designación común para identificar a la persona como miembro de una familia y se constituye en el elemento esencial para la designación legal de la persona. por tratarse de derechos inherentes a la personalidad del ser humano. • 137 • . deben contener como mínimo el señalamiento del tiempo de uso. el segundo se constituye en el sonido producido por el aparato fonador humano. en cuanto al apellido. ¿Qué tipo de protección brinda nuestro código civil respecto a los derechos de imagen y a la voz? Los derechos a la imagen y a la voz se constituyen en derechos inherentes a la persona. por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica. d. consiguientemente toda persona tiene derecho no sólo a tener un nombre sino que éste no sea usurpado por otra persona” (Casación Nº 1061 – 98 Junín). el cumplimiento de las obligaciones y la representación. en ese sentido. b. el primero de ellos referido a la representación física de la persona. nombre que va unido a la personalidad de todo individuo como designación permanente de está. 401. si ésta persona ha muerto. De acuerdo a la doctrina el nombre se encuentra constituido por el prenombre y el apellido. por el cargo que desempeña. el cual se encuentra limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos”(9). en caso que se trate de menores de edad. Carácter desconocido de los hechos (sólo los conoce la persona). salvo que se trate de un uso justificado por la notoriedad de la persona.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 399. Generalidades del derecho a la intimidad c. ¿Qué es el derecho a la intimidad? El derecho a la intimidad “Es aquel derecho que permite sustraerse a la persona de la publicidad o de otras perturbaciones a su vida privada. el que está compuesto por el nombre individual o de pila y por el apellido o nombre de familia. primero es conocido como nombre de pila y es impuesto al recién nacido por quien tiene poder para ello. Debemos entender a la intimidad como aquel derecho por el que voluntariamente una persona decide no permitir interferencias en su vida por extraños. su uso debe estar previamente autorizado por su titular. debe obtenerse la autorización expresa de sus familiares. En ese sentido. el Código Civil señala que la imagen y la voz no pueden ser utilizadas sin autorización de su titular y en todo caso.¿Qué es el nombre y qué lo conforma? “El signo que distingue a las personas en sus relaciones jurídicas y sociales es el nombre civil. Los contratos publicitarios respecto de la imagen o la voz.

Ejm: El establecido a los incapaces en el art. sin embargo.. 404.. una persona puede verse privada de discernimiento debido a una enfermedad mental. ¿Qué es el domicilio y como se constituye? Jurídicamente.. 403. en caso contrario se trataría de incapaces relativos. Conyugal.DERECHO CIVIL • • • 402. para los efectos de ejercitar los derechos o de cumplir obligaciones que se le imputan” (10). situaciones de insanía o por senilidad o pérdida en el uso de la razón. Los menores de 16 años. la condición especial es que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable. El artículo 43º del Código Civil establece tres supuestos de incapacidad absoluta: a. Los que se encuentren privados de discernimiento. Legal. Natural. iv. ¿Cuáles son los supuestos de incapacidad absoluta? La capacidad es la aptitud jurídica para ser titular de situaciones jurídicas. general o voluntario. Clase de Domicilio iii. ciegosordos y ciegomudos que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable...Éste supuesto es considerado dentro de la incapacidad absoluta por considerar que los menores de 16 años no tienen la madurez adecuada para actuar. • 138 • . etc. como consecuencia de la patria potestad. c.Es el que pertenece a los esposos y que ha sido señalado de común acuerdo. salvo para aquellos actos determinados por ley. 405. ii. ¿Cuántas clases de domicilio conocemos? Podemos encontrar las siguientes clases de domicilio: i.Es el que fija la ley de acuerdo al estado civil de la persona..Adquirido con el nacimiento. salvo en aquellos casos en que se trate de actos de quehacer diario. nada obsta que ésta pueda no encontrarse en el mismo lugar de su domicilio por aspectos circunstanciales. b. 41º del C. Como ejemplo de ello podemos mencionar la consignación del nombre en un documento sin contar con la autorización para hacerlo (uso indirecto) o cuando una persona se identifique con el nombre de otra (uso directo). Real. En ese sentido.. Juan Espinoza Espinoza señala que “El domicilio tiene por finalidad determinar la ubicación del sujeto en el especio. Los sordomudos. debemos decir que el domicilio es el asiento legal de una persona.Podemos definir el discernimiento como la capacidad de juicio que tiene una persona y que le permite diferenciar una cosa de otra.C.En éste caso. El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. ¿En qué consiste la usurpación del nombre? La usurpación del nombre se constituye en el uso desautorizado del nombre por una persona a quien no le corresponde. como la compra de útiles escolares.Es el elegido por la persona. alimentos.

Adolecen de incapacidad relativa. Tienen capacidad de ejercicio con algunas restricciones. si producen No pueden manifestar su voluntad de manera indubitable.. en ese sentido.¿Cómo se configura el fin de la persona? De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61º del C. b. 2. f. por citar un ejemplo. 3. 408. convirtiéndose ello en un estado patológico que afecta el entorno personal y familiar. el fin de una persona se configura con la muerte. c. ¿Cuáles son las diferencias entre la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa? INCAPACIDAD ABSOLUTA 1. la considera cuando se produce la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral. INCAPACIDAD RELATIVA Requieren de un representante o permiso de el para celebrar actos jurídicos. de cuyo resultado es responsable el médico que lo certifica”(11).Incapacidad sustentada también en la falta de discernimiento. Los ebrios habituales.. Los actos celebrados obligaciones. afectando los intereses e incluso alimentación de su familia. entre la normalidad y la alienación. el Reglamento de la Ley de Transplantes de Órganos. aunque por pasajes se encuentra oscurecido.. • 139 • .. 5. situación que debe ser evaluada y declarada judicialmente por un juez. Para el campo del Derecho. 2. no se han desarrollado en forma normal pero conservan un disminuido uso de razón. como los sucesorios. Los pródigos.La interdicción es la declaración de incapacidad de acuerdo a las causas que establece la ley. e. la que se constata mediante el electroencefalograma. Pueden manifestar su voluntad de manera indubitable.Se refiere aquí a personas que no se encuentran privadas de discernimiento sino que tienen razonamiento. g. los pródigos deben ser declarados como tales mediante sentencia judicial.. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresa su libre voluntad. Los toxicómanos. ¿Cuáles son los supuestos de incapacidad relativa? La norma sustantiva establece ocho supuestos en los que puede configurarse la incapacidad relativa: a. 4.Su estado es intermedio.Esta causal de incapacidad relativa se configura debido al consumo de drogas o sustancias alucinógenas en forma habitual. 5.C. una persona que sufre una sanción anexada a la interdicción incurre en esta causal. Los retardados mentales. 3. d. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.. Los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad... 407.. Requieren de un representante para celebrar actos jurídicos.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 406. Adolece de nulidad absoluta. Los que incurren en mala gestión. h. “En cuanto al momento de la muerte. 4.Parecido al ítem anterior. Los actos celebrados obligaciones. la muerte tiene relevancia cuando sea determinada clínicamente y es a partir de allí que surgen derechos. no producen 1.Referido a las personas que tienen inclinación por el consumo de bebidas alcohólicas en forma excesiva y permanente. se refiere a que la persona no cuenta con suficiente racionalidad para llevar a cabo sus negocios.La Real Academia Española de la Lengua define a los pródigos como aquellas personas que dilapidan su propio patrimonio. No tienen capacidad de ejercicio a pesar de haber cumplido los 18 años.

Es decir.. todas estas doctrinas eran arbitrarias y no pasaban de ser presunciones. 414. que puede ser enervada por el “reconocimiento de existencia”. La persona jurídica es una ficción jurídica que se encuentra formada por un conjunto de hombres y que tiene cierta permanencia en el tiempo. el de sexo (algunos señalan que la mujer muere primero). Debemos tener claro que. • 140 • . las Municipalidades. 412. en el caso de que hayan muerto dos o más personas. 411. Personas jurídicas de derecho público. Por ende puede recobrar ciertos derechos pero sujetándose al estado en que se encuentran al momento de sus aparición. se debe dejar de lado estas presunciones y establece. el Derecho trata de dar una respuesta idónea. ¿En que consiste la muerte presunta? La muerte presunta es una situación jurídica que se atribuye a una persona por desconocerse de su paradero en un período determinado. cuando hay varias personas con vínculo legítimo y es fácil establecer quien murió primero el derecho sucesorio se generará a favor de quien murió después. cuentan con un patrimonio propio y tienen una duración indefinida. 410. cuando se acredita la supervivencia de la persona cuya muerte presunta fue declarada. vale decir. ¿En posible que el muerto presunto recobre ciertos derechos? Definitivamente lo es. su capacidad es limitada frente a los derechos que se le reconoce a las personas naturales. sin embargo. cual de ellas murió primero. que en este caso se traduce en la presunción de fallecimiento debido a la “desaparición” de la persona. el de la minoría de edad (presumir que la persona menor murió primero). las personas jurídicas constituyen entidades distintas e independientes de los miembros que las conforman. ¿En qué consiste la conmorencia? La conmorencia es una figura jurídica que se presenta cuando no podemos determinar. la declaración de muerte presunta está sustentada en una presunción “iuris tantum”. ¿Qué es la persona jurídica? “Las personas jurídicas son entidades abstractas. 413. en caso de duda. etc. ¿Cómo se puede clasificar a las personas jurídicas? La persona jurídica puede clasificarse de la siguiente manera: a. ¿Qué es el Registro de Estado Civil? El Registro de Estado Civil es una institución que tiene por finalidad suministrar información sobre el estado de las personas y a la vez proporcionar medios probatorios eficaces que demuestran el estado de las mismas. si hay varias personas con vínculo legítimo y existen problemas para determinar quien murió primero la doctrina podía usar las siguientes posiciones: la de mayoría de edad (presumir que la persona mayor murió primero). a las cuales el Derecho les reconoce una personalidad susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. que ambas personas murieron primero. Ejemplo: El Banco de la Nación. por lo que siguiendo a la doctrina Argentina. Pero. frente a situaciones como las que se ha descrito. sin embargo se caracterizan porque cumplen finalidades de mayor amplitud que éstas” (Casación Nº 698 – 99 Lambayeque).Estas tiene su nacimiento a partir de una ley que ordena su creación y sirven a intereses estatales tanto internos como externos. Basta con aplicar analógicamente al artículo 60º del Código Civil.DERECHO CIVIL • • • 409.

Nacen de un acto jurídico celebrado ya sea entre personas naturales. ¿Qué son las organizaciones de personas no inscritas? La organización de personas no inscritas es la agrupación de personas (naturales o jurídicas) que actúan conjuntamente con fines no lucrativos. Ripley. 415.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM b. Personas jurídicas de derecho privado. ¿Qué son las comunidades campesinas y nativas? Las comunidades campesinas y nativas son personas jurídicas creadas por Ley conformadas por una organización de comuneros unidos por vínculos culturales y que trabajan colectivamente en beneficio común. etc. etc. Ejemplo: El Banco de Crédito del Perú.). pero que no han cumplido con la formalidad de su inscripción registral.. jurídicas o mixtas (como es el caso de las asociaciones. 416. • 141 • . Egacal. fundaciones.

DERECHO CIVIL • • • • 142 • .

debemos señalar que los esponsales no son otra cosa que el compromiso de contraer un futuro matrimonio. mas no un contrato. (Casación Nº 1641 – 96 Lambayeque). por el contrario. Para que quede claro lo expuesto es menester citar a los siguientes fallos casatorios: “En la teoría de la invalidez del matrimonio. Como conclusión. no se va a negar que también conlleve asuntos patrimoniales como el régimen patrimonial en el matrimonio. vale decir. moral. domicilio conyugal etc. la anulabilidad reconoce la existencia de un vicio que no afecta las condiciones esenciales del acto mismo. sin embargo. que determina su existencia (…)”. Eric Palacios define a la figura de los esponsales como “…un acto previo a la celebración del acto conclusivo dentro del procedimiento complejo de formación del consentimiento matrimonial. o que sólo interesa a los cónyuges. 419. insanable. Las causales de nulidad y anulabilidad del matrimonio se encuentran reguladas por los artículos 274º y 277º del Código Civil. el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. DERECHO DE FAMILIA 417. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un acto jurídico bilateral y de naturaleza extrapatrimonial. la naturaleza del matrimonio es extramatrimonial ya que su fin es social. se comprometen recíprocamente y cumpliendo los fines de la especie la perpetúan al traer a la vida la inmediata descendencia” (Casación Nº 3006 – 2001 Lima). ¿A que nos referimos cuando hablamos de invalidez del matrimonio? Cuando hablamos de invalidez del matrimonio estamos refiriéndonos a que el matrimonio puede ser declarado inválido por determinadas circunstancias que se encuentran establecidas en la legislación civil. “En la teoría de la invalidez del matrimonio.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM III. lo relevante es que el contrato es de naturaleza patrimonial. hay diferentes posiciones respecto si el matrimonio es o no un contrato. ya que si bien es cierto en un contrato hay un acuerdo de voluntades al igual que en el matrimonio. y con finalidad de hacer vida en común. término que principalmente tiene implicancias extraeconómicas. el hombre y la mujer asociados. La declaración de invalidez puede hacerse por causales de nulidad o de anulabilidad del matrimonio. en una perdurable unidad de vida sancionada por la ley. y por eso el ejercicio de la acción queda limitado” (Casación Nº 1641 – 96 Lambayeque). Así se le ha identificado con la fase del noviazgo por la que transita la pareja antes de que se concreten las formalidades que sirven de precedente al matrimonio civil” (15). ¿En que consiste la figura jurídica de los esponsales? Los esponsales es el nombre utilizado por nuestro Código Civil Peruano para denominar a la promesa ‘recíproca’ de matrimonio que se hacen los futuros contrayentes. la nulidad absoluta significa la existencia de un vicio que afecta la validez del acto mismo del matrimonio. • 143 • . por eso se señala que la finalidad del mismo es hacer “vida en común “. “Por el matrimonio. consideramos que el matrimonio es simplemente un acto jurídico extramatrimonial. libre de impedimentos legales. Ahora bien. que puede ser subsanable. netamente formal. 418.

3. Lesiona el interés público. Separación de bienes. ANULABILIDAD La acción se restringe a los cónyuges. los contrayentes comparten en forma indistinta los bienes obtenidos antes y después del matrimonio formando un patrimonio autónomo. Sociedad de gananciales. pudiendo incluir aquí incluso a las relaciones entre una persona casada y una soltera o cuando ambos no tienen impedimento alguno para convivir por ser personas libres. 420. quienes tienen la facultad para solicitarla. La acción es amplia. constituyéndose en un mecanismo de regulación de dicho patrimonio” (Casación Nº 145-2001 Huánuco).. Dicho de otro modo. No lesiona el interés público. No aparece vicio manifiesto sino que depende de una investigación previa. administración y disposición de sus bienes presentes y futuros. 5. El vicio que adolece es manifiesto.. 4. el elemento temporal (referido a que la unión de hecho debe durar • 144 • . es la unión de un hombre y una mujer que no están casados pero hacen vida de tales. ¿Qué es una unión de hecho? Conocemos como unión de hecho o concubinato a aquella unión que sin ser necesariamente matrimonial cumple con las características del matrimonio. lo que autoriza al juez a declararla de oficio. 4. 2. 2. Deriva de algún vicio esencial de los contrayentes. “La sociedad de gananciales se encuentra conformada por el conjunto de bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge. El acto realizado no es susceptible de confirmación o de prescripción. entre los que encontramos al elemento de hecho (que es la unión propiamente dicha). de ahí que sólo puede ser declarada por el juez a petición de parte. a través del cual cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad. RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 421. ¿Cuántos tipos de régimen patrimonial pueden presentarse durante el matrimonio y cuales son las diferencias entre estos? El régimen patrimonial dentro del matrimonio se configura como la forma elegida por los cónyuges para administrar sus bienes después de la celebración del mismo.Es el régimen a través del cual. En esta figura existe la confluencia de varios elementos. nuestro Código Civil regula dos tipos de régimen patrimonial: i. 5. ii.Es aquel régimen patrimonial que pueden adoptar los cónyuges. Puede ser confirmado. Dicho esto. al celebrarse el patrimonio e incluso después.DERECHO CIVIL • • • CUADRO COMPARATIVO NULIDAD 1. que el régimen patrimonial se constituye en la manera a través de la cual los contrayentes van a desarrollar sus relaciones patrimoniales. ya que es requerida por un interés social. 3. 1. es decir. Deriva de algún vicio esencial del matrimonio.

salvo que el juez determine lo contrario por el bienestar de los menores. 422. habitación y pone fin al régimen de sociedad de gananciales. CORNEJO CHÁVEZ. ¿En qué consiste la separación de cuerpos y por qué motivos puede presentarse? La separación de cuerpos se constituye en un mecanismo legal a través del cual se suspenden los deberes relativos al lecho. por el contrario. 424. citado por MAX MALLQUI señala que “la separación de cuerpos o divorcio relativo es una institución en virtud de la cual cesa en los cónyuges la obligación de hacer vida en común. Unión de Hecho Impropia: Es aquella unión de hecho la cual básicamente tiene impedimento matrimonial. habitación y pone fin al régimen de sociedad de gananciales. 426. ¿Cuántas clases de uniones de hecho hay? Hay dos clases de uniones de hecho: Unión de Hecho Propia: Es aquella unión de hecho la cual cumple con todos los requisitos para considerarse como tal. primero tiene que expedirse una sentencia de separación de cuerpos. es decir que se suspenden los deberes de mesa. 423. lo que impide a los cónyuges contraer nuevas nupcias con persona distinta” (16). pero queda subsistente el vínculo matrimonial. dejando subsistente el vínculo matrimonial. A este tipo de unión de hecho se la denomina también “contubernio”. • 145 • . incurre en una de las causales prevista en la ley sustantiva que da lugar a la declaración judicial del divorcio” (Casación Nº 836 – 96 Lima). ¿Es posible divorciarse directamente por la causal de separación convencional? No es posible. el divorcio es aquella institución jurídica por la cual extingue el vínculo matrimonial. además de poder interponerse por las 13 causales establecidas en el Art. motivada o no. dejando subsistente el vínculo matrimonial. y solo se puede interponer directamente por las causales establecidas en los incisos 1 – 12 del Art. el ejercicio de la patria potestad corresponderá al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica. cómo se ejerce la patria potestad sobre los hijos? Obtenida la declaración de separación de cuerpos. 333º del CC. ¿Una vez resuelta la separación de cuerpos. ¿Cuál es la diferencia entre separación de cuerpos y divorcio? La diferencia radica en que la separación de cuerpos suspende los deberes relativos al lecho. la ley exige dos años para el reconocimiento legal). los hijos varones mayores de siete años quedarán a cargo del padre y las hijas menores de edad. a esta figura se conoce como “separación convencional y divorcio ulterior” la cual se tramita mediante un proceso sumarísimo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM un espacio temporal importante. “Cónyuge culpable o cónyuge divorciado por su culpa es aquel que con su conducta en forma deliberada. 333º del CC. y después podrás peticionar el divorcio. así como los varones menores de sietes años quedarán al cuidado de la madre. 425. La Ley te exige que para que te divorcies por dicha causal. En caso que ambos cónyuges sean culpables o motiven la separación de cuerpos por causal. lecho y habitación y se pone fin a la sociedad legal de gananciales o comunidad universal de patrimonios. La separación de cuerpos puede ser solicitada por uno de los cónyuges si el otro incurre en una de las causales establecidas en el artículo 333º del Código Civil. el elemento moral (debe haber una relación de recíproco respeto) y el elemento legal (los convivientes deben tener capacidad legal para que exista la posibilidad de que en cualquier momento puedan convertir su unión de hecho en unión matrimonial).

los cuales señalen que te encuentras separado de cuerpos por separación convencional. etc. El divorcio es el nombre jurídico que se otorga a la disolución. Extramatrimoniales. vale decir. • 146 • . de fecha 16 de mayo de 2008. es decir. ¿Qué es la adopción y cuáles son sus requisitos? La adopción se constituye en una institución jurídica del derecho de familia a través de la cual el adoptante incluye a un mayor o menor de edad a su núcleo familiar. el único camino ya no solo es el Poder Judicial. 430. que al igual que en el Poder Judicial. convirtiéndolo en su hijo por imperio de la ley. y después. ¿Qué es el divorcio y cuáles son sus consecuencias? La palabra divorcio proviene de la voz latina divortum que significa ‘separar’. Lo mismo si se tiene bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales. el adoptado debe prestar su consentimiento si es mayor de diez años. previamente se tiene que expedir una resolución de alcaldía o acta notarial. Al igual que la separación de cuerpos.DERECHO CIVIL • • • 427. por cierto. de conformidad con los artículos 6º y 7º de la mencionada Ley. mediante esta Ley uno no es que se pueda divorciar de manera directa. solo es cuestión de contar previamente con un acta de conciliación o sentencia judicial respecto a los regímenes que atañen a dichos menores. ya que bastará contar con la escritura pública inscrita en registros públicos de sustitución o liquidación de dicho régimen patrimonial. sino también se podrá recurrir a las instituciones antes mencionadas. Básicamente mediante está Ley las personas pueden extinguir su matrimonio. HIJOS b. ¿Sobre que trata la nueva “Ley de Divorcio Notarial o Municipal”? Mediante la Ley Nº 29227. 428.. y con la cual se pone fin a los deberes conyugales y a la sociedad de gananciales. es decir. ruptura del matrimonio constituido legalmente. el adoptado deja de pertenecer a su familia consanguínea. por la causal 13 del artículo 333º del Código Civil.Son aquellos hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio o dentro de los 365 días siguientes a su disolución. se creo la denominada “Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías”. que actualmente si las partes están de acuerdo en divorciarse. según sea el caso. ante una notaría o municipalidad siempre y cuando se encuentren de acuerdo. A través de la adopción. recién se solicitará el divorcio ulterior. de manera convencional.. 429. sino que la norma te exige primero que te separes de cuerpos.Son aquellos nacidos fuera del matrimonio. Matrimoniales. Ahora bien. si es que los cónyuges optaron por dicho régimen patrimonial” (Casación Nº 01 – 99 Sullana). extinción. previamente separándose de cuerpos. “El divorcio debe entenderse como la disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada judicialmente al haberse incurrido en algunas de las causales previstas por la ley. ¿Cómo clasifica el derecho de familia a los hijos? Nuestro Código Civil divide a los hijos de la siguiente manera: a. hay que recalcar que esta Ley señala que se puede iniciar el mencionado procedimiento aun así hay hijos menores de edad. las causales para el divorcio se encuentran contenidas en el artículo 333º del Código Civil. la misma que ha sido declarada por el juez competente y que se configura de acuerdo a causas previamente establecidas en la legislación. La adopción no puede ser ejercitada por cualquier persona sino que debe tratarse de una con suficiente solvencia moral. si es casado debe contar con el asentimiento de su cónyuge. Hay que recordar. que sume la mayoría de edad y la edad del adoptado. Esto quiere decir.

¿En qué consiste y cuáles son las características del patrimonio familiar? El patrimonio familiar es un mecanismo de protección a través del cual la familia pretende proteger sus intereses. Cuando la duración sumada del abandono excede el plazo de seis meses. Por adquirir el hijo la mayoría de edad. de tal manera que no puede ser enajenado ni gravado. “El patrimonio familiar reconocido en nuestro Código Civil. 433. si el contrayente del matrimonio es mayor de catorce años y solo respecto a hechos específicos. ¿Cómo se extingue la patria potestad? La patria potestad puede extinguirse por los siguientes motivos: x x x Por la muerte de los padres o del hijo. educación y buenos modales que se le implanta y como tal no causa cosa juzgada” (Casación Nº 1909 – 97). Por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46 del Código Civil. podemos ser privados del ejercicio de la patria potestad. La patria potestad comprende el deber y derecho de cuidado de la persona y los bienes de los hijos. Cuando hay una declaración judicial que obligue a quien la ejerce a abandonar al menor durante seis meses continuos. “La tenencia de un menor a cargo de su progenitor es por naturaleza de carácter provisoria. ¿Cómo se pierde la patria potestad? La patria potestad se pierde por los siguientes motivos: x x x x Por declaración judicial de abandono. 435. ¿Qué son los alimentos? Jurídicamente hablando. el transporte. El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios. el patrimonio familiar declarado así se convierte en inembargable. “Para solicitar alimentos tienen que acreditarse conjuntamente. inalienable y transmisible por herencia. los siguientes presupuestos: a) estado de necesidad de quien lo solicita. en las del Rerum Novarum de León XIII que reconoce especial importancia a la propiedad familiar de la vivienda y la tierra”. Por haber sido condenado a delito doloso cometido en agravio de los hijos o en perjuicio de los mismos.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 431. ¿Qué es la patria potestad y quienes la ejercen? La patria potestad es un conjunto de deberes y derechos que la ley otorga a los padres para aplicarlos respecto de sus hijos en el caso de que estos sean menores de edad o cuando siendo mayores de edad están incapacitados. (Casación Nº 2150 – 98 Lima). siguiendo sus antecedentes históricos del ‘homestead’ sajón y del hogar de familia en el Código de 1936. entre otras doctrinas. supeditada a la buena formación. A través de ésta institución. tiene como finalidad excluir del comercio de los hombres un bien determinado. La patria potestad se ejerce buscando el interés superior de los hijos y procurando su beneficio. los alimentos pueden incluir la vivienda. 432. el mismo que se refiere a haber contraído matrimonio el mayor de 16 y menor de 18 años o por el nacimiento de un hijo. los alimentos se constituyen en un derecho fundamental que se traduce en un conjunto de medios que son indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas. y se sustenta. la recreación y cualquier otro elemento que permita llevar una vida digna. la educación. • 147 • . la alimentación el vestido. en ese sentido. 434. b) posibilidades económicas del obligado y c) una norma legal que establezca la mencionada obligación” (Casación Nº 2833 – 99 Arequipa). Si faltamos como padres a estos deberes. enseñanza.

ƒ Los condenados por homicidio. ƒ Los que tengan intereses contrarios a los del menor. en cuyo caso ésta persona se encontrará impedida de ejercer la patria potestad. un incapaz no puede ejercer la tutela. El curador procesal como figura se constituye en una garantía al interior del proceso y asume las responsabilidades y obligaciones al interior del proceso hasta que comparezca el titular de los derechos en litigio... exposición o abandono de personas en peligro o por delitos contra el patrimonio o contra las buenas costumbres.La cuestión radica en el hecho de proteger el patrimonio del menor. aborto.. la tutela se convierte entonces en una institución subsidiaria de la patria potestad. cuando se designa por otros medios.. ƒ Las personas de mala conducta notoria o que no tuvieran manera de vivir conocida.La razón radica en el hecho de que el tutor también se encontrará a cargo del cuidado de los bienes del menor. • 148 • . si el padre excluye a alguien del ejercicio de la tutela a favor de su hijo. Como se puede apreciar. una persona puede tener un interés contrario al del menor. descendientes o cónyuge.Por razones obvias. ƒ Los quebrados o quienes se encuentran sujetos a un procedimiento de quiebra..Evidentemente quien siente rencor hacia un menor no le brindará el cuidado que se requiere. lesiones dolosas. ¿Qué es la curatela y cuándo procede? El curador se constituye en un protector de los intereses de una persona mayor de edad que se encuentra en estado de incapacidad. ƒ Los que fueron removidos de otra tutela. en este caso el tutor se encargará del cuidado de la persona del menor y de sus bienes.Se pretende proteger la educación del menor. ƒ Los que fueron destituidos de la patria potestad. ¿Quienes se encuentran impedidos para ser tutores? Dentro de los impedimentos para ejercer la tutela el Código Civil regula los siguientes: ƒ Los menores de edad. ya se mostró incapacidad para el ejercicio del cargo. La figura del curador procesal recae siempre en un abogado si el nombramiento es por imperio de la ley. puede recaer en cualquier persona capaz...Hablamos aquí de los mayores de edad que no son capaces de ejercer sus derechos..Aquí ya se ha demostrado incapacidad para el ejercicio del cargo. ƒ Los enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos. La institución jurídica de la tutela es aplicable cuando los padres de un menor se encuentran imposibilitados de ejercer la patria potestad por cualquier circunstancia.. ¿Qué es la tutela? La palabra tutela proviene de la voz latina tueor que significa defender o proteger. pudiendo ser el estado de incapacidad absoluto o relativo (de acuerdo a las disposiciones de nuestro Código Civil).. ƒ Los sujetos a curatela. 438. como el del interdicto. ƒ Los excluidos expresamente de la tutela por el padre o por la madre.DERECHO CIVIL • • • 436. dicha acción será pensando en los intereses de su progenitor.En este caso. ƒ Los deudores o acreedores del menor y mucho menos los fiadores.En el mismo sentido que la anterior.La norma establece que producto de un pleito propio o de algunos de sus ascendientes. sin embargo. riña. 437.

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 439. 2. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la patria potestad. La curatela puede tener una duración ilimitada de varios años. 2. 1. Instituto de protección a los incapaces normales. Ejercida por los padres. la tutela y la curatela? Entre las diferencias más importantes que existen entre estas figuras podemos mencionar: PATRIA POTESTAD 1. 2. TUTELA No es ejercida por los padres. La tutela termina al llegar la mayoría de edad. CURATELA No es ejercida por los padres. 3. 3. • 149 • . 1. Instituto de protección a los hijos como incapaces absolutos (menores de 16). Instituto de protección a los incapaces que se encuentran con alguna anomalía y que son mayores de edad.

DERECHO CIVIL • • • • 150 • .

En cambio la Guarda (también atributo de la Patria Potestad) es una figura jurídica que opera cunado la familia está en unión. 444. Para empezar el primero es regulado por el Código de los Niños y Adolescentes. siempre la hay.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM IV. En otras palabras hay dos tipos de Filiación: La Filiación Biológica. 443. vale decir. por la cual se va a generar una serie de derechos. La primera es el acto biológico por el cual se crea descendencia. ¿Qué es la Filiación? La filiación es aquella relación jurídica (reconocida por Ley) ente dos personas llamadas padre y madre respecto de otra llamada hijo. 445. ya que es aceptada de manera pública. y adolescente aquel que supere dicha edad hasta los 18 años. que es la Procreación. ¿Habrá alguna diferencia entre el Proceso Único y el Proceso Sumarísimo? En realidad si hay diferencias. en contraposición a lo que señala la Convención de los Derechos del Niño. la cual señala que se considera niño a todo aquel menor de 18 años de edad. no hay ninguna separación de hecho. en cambio. 441. • 151 • . es decir. y no necesariamente se van a discutir derechos de niños o adolescentes. nuestra legislación establece diferencias al señalar que niño es aquel concebido hasta los 12 años de edad. Este derecho tiene como finalidad mantener y reforzar la relación paterno filial. 442. es decir. Diferenciación con la que estamos de acuerdo ya que se ha tomado en cuenta aspectos psicológicos. ¿Qué es la Patria Potestad? La Patria Potestad (Autoridad Paternal) es aquel derecho – deber que tienen los padres de cuidar de la persona y bienes de sus menores hijos. Este tipo de Filiación (Jurídica). salvo la filiación matrimonial en la cual se presume que el hijo tiene como padre al marido de su madre. En este sentido resulta pertinente diferenciar Procreación de filiación. por ser un proceso especial donde se van a discutir derechos de tales seres humanos. ¿Habrá alguna diferencia entre Tenencia y Guarda? La Tenencia (como atributo de la Patria Potestad) es aquella situación jurídica que solo se da cuando los padres se encuentran separados de hecho. y la Filiación Jurídica que es aquella que solo se prueba por el reconocimiento o sentencia judicial (en caso de filiación extramatrimonial). es la que va a generar una serie de efectos jurídicos sin restricción alguna. simplemente es el derecho que tiene uno de los padres a “tener a su hijo en su custodia”. a diferencia de la Convención que nos resulta muy general. el segundo es regulado por el Código Procesal Civil. en consecuencia se va a generar una serie de derechos los cuales no van a producir efectos jurídicos a cabalidad hasta que se de la filiación. ¿Qué es el Régimen de Visitas? El Régimen de Visitas es aquel derecho que tiene el padre que no obtuvo la tenencia de su hijo. Ahora bien. básicamente es aquel derecho que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía. DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 440. ¿En nuestra legislación desde cuando se considera niño a una persona? Nuestro Código de los niños y adolescentes señala que se considera niño a una persona desde que es concebido hasta los 12 años de edad. es aquel estado por el cual la sociedad va a conocer quien es padre y quien es hijo.

DERECHO CIVIL • • • • 152 • .

• 153 • . cuyo efecto es querido directamente por el agente. que se configura con la manifestación de voluntad y que tiene como objetivo la creación. LÍCITO JURÍDICO SIN DECLARACIÓN DE VOLUNTAD HECHO ILÍCITO AJURIDICO También producen efectos jurídicos pero no son actos. ¿Cuál es la diferencia entre hecho. derechos y deberes. acto y negocio jurídico? Para establecer las diferencias o similitudes que existan entre hecho. acto y negocio jurídico. la misma que ha sido “reconocida por la ley”. en el negocio las partes se rigen por la autonomía de su voluntad. ACTO JURÍDICO 446. CON DECLARACIÓN DE VOLUNTAD Negocio jurídico. lícito y con manifestación de voluntad directamente a producir efectos o consecuencias jurídicas consistentes en crear.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM V. sin embargo.Hecho jurídico voluntario. voluntario. León Barandiarán lo califica como: “El hecho jurídico de carácter voluntario y lícito.Acto de autonomía privada al cual el derecho le atribuye sus efectos jurídicos. se constituye en la manifestación suprema de la autonomía privada ya que a través de el se regulan intereses privados. También se puede definir al acto jurídico como el hecho jurídico humano.. u obligaciones. ciertamente tanto el acto jurídico y el negocio jurídico se constituyen en hechos jurídicos con declaración de voluntad. es decir. tenemos que definir al “hecho”. Ejm: Contrato. mientras que en el acto se siguen los lineamiento establecidos por la ley. El problema radical de ésta diferenciación se encuentra constituido en que. ¿Qué es un acto jurídico? El acto jurídico o también llamado negocio jurídico es una especie del hecho jurídico. podemos asegurar que lo que regula nuestro Código Civil es un negocio jurídico y no un acto jurídico. en cambio. creemos conveniente remitirnos al siguiente esquema: Acto jurídico. regular o extinguir relaciones jurídicas. regulación. no prima la autonomía privada. Por último. y en el cual existe una declaración de voluntad” (12). modificar. 447. 448. ¿Qué es un hecho jurídico? Antes de definir que es un hecho jurídico (lo cual es básico para entender que es un acto jurídico). hablamos de hecho jurídico para referirnos a cualquier acontecimiento natural o humano que produzca consecuencias jurídicas. Ejm: adopción. que en líneas generales significa cualquier acontecimiento natural o humano. modificación o extinción de las relaciones jurídicas.

se puede señalar que conocemos dos tipos de formas..Precepto contenido en el Título Preliminar del Código Civil y que acarrea la nulidad. ¿Cuáles son las formas de manifestación de voluntad en el Derecho civil? Dentro de nuestro Código Civil encontramos dos formas para expresar la manifestación de voluntad: x Expresa. Ejemplo: El contrato de hipoteca debe ser elevado a escritura pública. x 451.Forman parte del negocio jurídico ya que actúan como un elemento constitutivo más.Cuando hablamos de capacidad nos estamos refiriendo a la aptitud que tiene una persona para ejercer y disponer de sus derechos y bienes. Como ejemplo podemos mencionar un contrato para que un ciego juegue fútbol profesional en la liga española..Se dice que el objeto es el contenido propio de cada negocio. Las formas ‘ad solemnitatem’. nos estamos refiriendo a situaciones no permitidas por el ordenamiento jurídico como por ejemplo. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. x x x “Los actos jurídicos. la venta de un bien estatal.Referido a que la finalidad del acto debe encontrarse permitida por la ley. • 154 • . Objeto física y jurídicamente posible.. en ese sentido.DERECHO CIVIL • • • 449. no teniendo importancia el tipo de instrumento del que se trate.. Nuestro Código Civil permite el principio de libertad de forma y en ese sentido. uno de los elementos constitutivos del negocio jurídico es la formalidad.... las mismas que pasaremos a analizar: a. Éste tipo de voluntad no puede ser aplicado si la ley nos exige manifestación de voluntad expresa.. b. También es conocida como voluntad indirecta. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del acto jurídico? Dentro de los elementos constitutivos del acto jurídico se encuentran: x x El agente capaz. Tácita.. Ejemplo: El cuidado que se brinda a un niño desde su nacimiento puede interpretarse como una manifestación de voluntad tácita de reconocer al niño. Fin lícito. Ejemplo: La firma de un contrato es un tipo de manifestación expresa. En cuanto a la incapacidad jurídica. como creadores de situaciones o relaciones jurídicas determinadas entre sus celebrantes pueden ser objeto de invalidación cuando falta a los mismos el consentimiento o alguno de los requisitos esenciales que prescribe el artículo ciento cuarenta del Código Civil” (Casación Nº 2068 – 1999 Cusco). en cuanto a la incapacidad física nos estamos refiriendo a que debido a esa incapacidad física el acto no puede ser realizado.Cuando alguien celebra un negocio jurídico debe cumplir con todos los rituales y formalidades que establece la norma aplicable. ¿Qué son las formas “ad probationem” y “ad solemnitatem” para la celebración de un negocio jurídico? Como sabemos. por lo que su inobservancia privaría al negocio jurídico de validez.La manifestación tácita es e resultado de una serie de actos que permiten presumir la existencia de voluntad para hacer algo. Respeto de las normas referidas al orden público y a las buenas costumbres.La manifestación expresa se encuentra constituida por la expresión verbal o escrita a través de la cual se expresa la voluntad directa de hacer algo. sólo en los actos jurídicos que exigen formalidad el incumplimiento de ésta podrá sancionarse con nulidad. 450. Las formas ‘ad probationem’.Son aquellas que permiten probar la declaración de voluntad o la existencia del negocio jurídico.

por cuenta de otra. el representante. es un elemento accidental con el cual el acto jurídico puede encontrarse afectado por la ley positiva o por la voluntad de las partes” (13). de manera integral. 453. ¿Cuáles son las modalidades del acto jurídico? Las modalidades del acto jurídico son la condición el plazo y el modo o cargo. LEVY ULMANN. por la cual el objeto de la interpretación es tanto la voluntad del agente cuanto la declaración del mismo. son anulables a menos que la ley los permita. Vale decir. el plazo referido a limitar en el tiempo dichos efectos. podemos definirlo como aquella operación por la que desentrañamos o hacemos emerger el verdadero sentido de la manifestación de la voluntad. en contexto. Esta modalidad es una modificación aportada por las partes a las consecuencias naturales de un acto jurídico. en nombre propio o como representante de otro. • 155 • . se tendrá que interpretar de la forma más adecuada a la naturaleza y objeto del acto. y el modo o cargo referido a limitar la ventaja económica del beneficiario de un acto de liberalidad. 456. Se interpreta la voluntad exteriorizada en la declaración. ¿Qué ocurre si el representante celebra un acto jurídico consigo mismo? A nivel de procesos. sistemática y finalista? La interpretación literal significa que se tiene que interpretar el acto jurídico de acuerdo con lo que se haya expresado en él. se producen directa e inmediatamente sobre la cabeza del representado. podemos señalar que: “El artículo 166º del Código Civil establece como causal de anulabilidad del acto jurídico que el representante en ejercicio de la representación.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 452. puesto que voluntad y declaración son dos aspectos conexos. Al respecto el artículo 166º del Código Civil establece que los actos jurídicos concluidos por el representante consigo mismo. ¿Cómo podemos definir a la interpretación del acto jurídico? Podemos definir a la interpretación del acto jurídico como la técnica dirigida al conocimiento del contenido. Jurisprudencialmente. se ha presentado una serie de casos en los que el representante celebra actos jurídicos consigo mismo. la interpretación sistemática significa que se van a interpretar las cláusulas del acto jurídica no de manera asilada sino como un todo. define a la representación como: “la modalidad en virtud de la cual los efectos de un acto. por declaración unilateral de su propia voluntad. ejecutado por una persona. ¿Qué clase de interpretación acoge nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil acoge la teoría de la interpretación mixta. o sea de la regulación establecida por el agente o agentes que lo crean. citado por LEÓN BARANDIARÁN. por eso también se ñe denomina interpretación gramatical. de acuerdo con lo que se haya plasmado en el acto. 457. 455. en conjunto. y la interpretación finalista significa que si las expresiones del acto jurídico tienen varios sentidos. 454. ya sea en nombre propio o a través del representante. ¿En qué consiste la interpretación literal. salvo las excepciones previstas en la misma norma” (Casación Nº 225 – 96 Lima). sentido y alcance el acto. es decir. ¿Qué es la representación? Por representación debemos entender aquella posibilidad de que un acto no sea realizado por el verdadero interesado sino por otra persona a la que éste le ha encomendado la celebración del mismo. La condición está referida a tornar incierta la existencia de los efectos del acto jurídico. que el representado los hubiese autorizado o que el contenido del acto jurídico haya sido determinado de modo que se excluya la posibilidad de un conflicto de intereses. se trata de determinar el contendido del acto atribuyéndole su exacto significado que determine las obligaciones y los derechos que de él se derivan. establezca en su esfera jurídica y la de su representado o entre las esferas jurídicas de sus representados efectos jurídicos iguales a los que se obtienen mediante la celebración del contrato. el representado.

y siempre que tales requisitos carezcan de vicios que los afecten. b. la violencia y la intimidación? El error consiste en la ausencia de conocimiento o conocimiento equivocado de la realidad. el dolo. El acto jurídico anulable por estos vicios es provisionalmente eficaz. “Para que se configura la simulación relativa deben existir dos actos en los que intervenga la voluntad de las partes. Como el acto o negocio jurídico es manifestación de voluntad. libre de error o dolo que afecte la intención. ¿Cuándo hablamos de un acto jurídico válido? Acto jurídico válido es el que reúne todos los requisitos exigidos por Ley (tanto los comunes a todo acto jurídico como los específicos para cada acto en particular). suprimiéndole su voluntad. y la intimidación limita esta voluntad mediante una violencia psicológica. y externos: la declaración o manifestación. El fondo es la conclusión de un acto distinto al aparente. 460. o de violencia o intimidación que afecte la libertad. el acto oculto. derechos y deberes. es decir. el dolo. mientras que la condición resolutoria es aquella por la cual se va a extinguir los efectos que venía produciendo el acto jurídico cuando se produzca el hecho incierto y futuro. el dolo. ésta debe estar sanamente formada. 461. induciéndola a error a fin de determinarla a celebrar un acto jurídico. Simulación relativa. ¿Qué son los vicios de la voluntad? Existe voluntad jurídica cuando concurren los requisitos internos: discernimiento. Respecto a éste punto. por el contrario. ¿En qué consiste la simulación del acto jurídico? La simulación es el estado de alteración aparente de la finalidad por la que se realiza algo. 462. es decir. 463. es toda forma de engaño que se utiliza para alterar la voluntad negocial de la otra parte. debemos señalar que deben existir tres elementos: la disconformidad entre la voluntad real y la manifestación. que es el que contiene la voluntad real y el acto aparente. el concierto entre las partes para simular el acto y el propósito de engaño. además de los voluntariamente añadidos por las partes. es un acto jurídico válido pero ineficaz. ¿Cuándo hablamos de un acto jurídico eficaz? El acto jurídico es eficaz cuando produce los efectos que le son propios.. se requiere necesariamente de la concertación de voluntades de ambas partes. • 156 • .. Podemos encontrar dos tipos de simulación del acto jurídico: a.DERECHO CIVIL • • • 458. En cuanto al negocio jurídico. 459. Para que exista simulación. es decir. se dice que el negocio jurídico simulado es aquel que por acuerdo de las partes tiene una apariencia distinta de la que realmente le corresponde.La simulación absoluta se presenta cuando se aparenta celebrar un acto jurídico cuando en realidad no existe voluntad para celebrarlo. El error. intención y libertad. que es el que en definitiva se celebra” (Casación Nº 1230 – 96 Huaura). la violencia y la intimidación son los tradicionalmente denominados vicios de la voluntad que afectan la validez del acto jurídico en la modalidad de anulabilidad. Simulación absoluta. infundiendo temor. El acto carece de su elemento esencial – el consentimiento verdadero – razón por la cual es inexistente. mientras no se declare judicialmente su nulidad. consistentes en la creación. regulación. es la falsa representación mental de la realidad o la ignorancia de la misma que concurre a determinar la voluntad del sujeto. la violencia se refiere a la violencia física que se ejerce sobre la otra parte.La simulación relativa se presentan cuando las partes acuerdan un determinado efecto jurídico que no se materializa sino que más bien está oculto de lo aparentemente expresado. modificación o extinción de relaciones jurídicas. ¿En qué consiste la condición suspensiva y resolutoria? Condición suspensiva es aquella por la cual se va a suspender el nacimiento de los efectos del acto jurídico hasta que se produzca un hecho incierto y futuro. ¿En qué consiste el error.

es aquella que invalida el acto debido a que compromete intereses privados. Dentro de las finalidades del acto jurídico podemos encontrar la de crear relaciones jurídicas y es en ese sentido los actos o negocios pueden ser objeto de invalidación cuando falta a los mismos alguno de los requisitos esenciales establecidos en la ley. 1. para burlar su acreencia. es decir. anulabilidad e ineficacia? NULIDAD ABSOLUTA O NULIDAD 1. es decir. a diferencia de la nulidad absoluta. realiza actos tendientes a disminuir su patrimonio. dependiendo de que sea o no ratificado. ¿Cómo se configura el fraude en el acto jurídico? El fraude en el acto jurídico se constituye como aquella conducta del deudor a través de la cual. Ejemplo: La celebración de un contrato de compra venta de un bien social por un solo cónyuge. dependiendo de que sea o no ratificado. debiendo demostrar la inexistencia del perjuicio. ƒ La presencia de los elementos subjetivos: por parte del deudor.La nulidad relativa o llamada también anulabilidad. ƒ No es necesaria la insolvencia del deudor. debe conocer el perjuicio causado. afectación que se puede presentar respecto de sus requisitos esenciales o por que compromete necesidades de terceros o de la colectividad en general.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 464.Es aquella en que el negocio resulta invalidado debido a que el acto se encuentra comprometido por afectar el interés público. señala que “La nulidad es la forma más grave de la invalidez negocial” (14).. nos encontramos frente a una nulidad manifiesta. ƒ Relación de causalidad (entre los actos de disposición y el perjuicio existente). Nulidad relativa. ¿Cuáles son las características y diferencias básicas que se presentan en las figuras jurídicas de la nulidad. 466. INEFICACIA El acto jurídico mantiene en suspenso su validez. • 157 • . NULIDAD RELATIVA O ANULIDABILIDAD El acto jurídico mantiene en suspenso su validez. ¿Qué es la nulidad del acto jurídico y cuantas clases de nulidad conocemos? BIANCA. Nulidad absoluta. Concluimos entonces que la nulidad de acto jurídico se constituye en aquel castigo que impone el ordenamiento jurídico a aquel negocio que presenta irregularidades e importa su invalidez. por parte de terceros. respecto de los cuales tienen autonomía para decidir. citado por ESCOBAR ROZAS. 465. 1. que conozcan el perjuicio. Ejemplo: La celebración de un contrato de compraventa en que el vendedor es un incapaz absoluto. son castigados con ineficacia del acto jurídico. El acto jurídico es inválido desde su celebración. b. Estos actos de acuerdo a la norma sustantiva. La nulidad puede dividirse en dos tipos o clases: a.. éste tipo de nulidad se aplica en el caso en que el acto tutele derechos disponibles por las partes. hayan conocido de él o hayan estado en razonable situación de conocerlo o ignorarlo. ƒ Existencia del perjuicio presente o futuro. Los requisitos puntuales para la configuración del fraude en el acto jurídico son los siguientes: ƒ Existencia del crédito.

3. 4. Afecta intereses de orden privado. Produce efectos jurídicos frente a terceros que actuaron de buena fe. La pretensión sobre nulidad de acto jurídico puede ser interpuesta por cualquier tercero. 6. Supone un vicio de estructura que se configura en un defecto menor. 4. Puede producir efectos jurídicos frente al apoderado e incluso frente al poderdante si éste ratifica el acto. Su plazo prescriptorio es de dos años. 467. en el cual no se ha participado ni por sí mediante representante. 6.DERECHO CIVIL • • • 2. Afecta intereses de orden privado. Por la ratificación. La sentencia que la resuelve es declarativa. Se ratifica un acto ajeno. Se ratifica un acto válido. La pretensión de anulabilidad solo puede ser interpuesta por las partes. La ineficacia debe ser solicitada por los interesados. Si puede haber confirmación. 6. • 158 • . 5. Si puede haber confirmación. o sea en el cual se ha sido parte. 5. 3. No produce efectos jurídicos de ningún tipo. ¿Cuáles son las diferencias entre confirmación y ratificación? Se confirma un acto inválido por anulable. 8. 2. como el celebrado por el falsus procuratore. La sentencia que la resuelve es constitutiva. 2. o sea en el cual no ha sido parte. pero ineficaz frente al dominus. Su plazo prescriptorio es de diez años. el ratificante adquiere los efectos de un acto ajeno. Se confirma un acto propio. 7. 8. Supone un defecto severo del acto jurídico. Afecta intereses de orden público y social. La confirmación supone un acto eficaz amenazado de ineficacia y la ratificación supone un acto ineficaz para el dominus. Supone un vicio de estructura. No puede haber confirmación. 8. La sentencia que la resuelve es constitutiva. 3. Por la confirmación se suprime la amenaza de ineficacia definitiva. 7. 7. Su plazo prescriptorio es de dos años. 5. 4.

es decir aquellas que solamente pueden ser satisfechas o cumplidas a plenitud por el propio obligado.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM VI. A diferencia de la acción reivindicatoria. En ese sentido. Siguiendo a Ferrero. el heredero deberá responder por ésta deuda hasta el límite que le permitan pagar los bienes heredados. notamos la utilización equívoca del vocablo en el artículo 875 del actual ordenamiento. 471. ¿Qué es el Derecho de Sucesiones? Es el conjunto de principios según los cuales se realiza la transmisión del patrimonio de alguien. derechos y obligaciones de una persona pasan a la esfera jurídica de sus herederos. reivindicar los derechos hereditarios. dado que no tiene como sustrato un bien corporal determinado. verdaderos o aparentes. 469. el contenido de la herencia está constituido por los bienes. pues en lo atinente a este último concepto cabe precisar que pueden ser materia de herencia aquellas obligaciones que no sean de carácter personal (intuito personae). el patrimonio transmitido la herencia. y no por un sustituto” (Casación Nº 2823 – 98 Huánuco). a partir de la transmisión sucesoria es que podemos hablar de herencia. no puede entrar en posesión de estos porque se encuentran en poder de otros herederos. Sin embargo. DERECHO DE SUCESIONES 468. que deja de existir. “La acción de petición de herencia es el derecho que tiene el heredero que no posee los bienes que considera le pertenecen dirigida contra quien los posea a título sucesorio. ¿Hasta donde alcanza la responsabilidad del heredero y cuáles son los tipos de responsabilidad que regula el Código Civil? Debemos tener presente que la responsabilidad del heredero es ‘intra vires hereditatis’. es una acción sui generis que no encaja propiamente dentro del concepto estricto de la acción real. 470. el heredero responde por las deudas y las cargas de la herencia hasta donde alcance los bienes de ésta. En esta tendencia se encuentra nuestro Código. “Según el artículo 660º del Código Civil. como consecuencia de ello. ¿En que consiste la transmisión sucesoria? La transmisión sucesoria opera a partir de la muerte de una persona y se constituye en el mecanismo jurídico a través del cual los bienes. derechos y obligaciones. ¿En qué consiste la petición de herencia? La petición de herencia es un derecho que corresponde al heredero cuando este no posee los bienes que le pertenecen por derecho sucesorio. Tenemos aquí el caso de aquel a quien a pesar de que se le ha transmitido la posesión y propiedad de los bienes a través de derecho sucesorio. para concurrir con él” (Casación Nº 2001 – 99 Jaén). • 159 • . “…la herencia se identifica con el patrimonio. es decir. Es una acción universal que persigue el reconocimiento de la condición de heredero y. la petitoria se refiere a todos los bienes de la herencia. la misma que se dirige contra quien los está poseyendo en el momento. En caso de que exista una acreencia pendiente en la que el causante era deudor. cuando se habla del acreedor de la herencia en lugar del acreedor de la sucesión” (17). siguiendo los lineamientos del Código anterior. Por ello. esta transmisión constituye la sucesión. concepto al que se adhiere la doctrina moderna. y quien recibe la herencia heredero o legatario.

.. que se constituye en la representación directa y la representación por estirpe. En éste sentido. en un motivo por el cual una persona no se encuentra en situación de recibir por herencia los bienes del causante. fechado y firmado por el testador.Cuando un peruano se encuentra en el extranjero puede otorgar testamento ante la entidad consular peruana. para después de su muerte” (18). ¿En qué consiste y cuando se aplica la indignidad? La indignidad se constituye en una incompatibilidad moral. podemos mencionar las siguientes clases de testamento: x Testamento en escritura pública. ¿Qué es el testamento? “El testamento es la declaración de última voluntad que hace una persona disponiendo de sus bienes y de asuntos que le atañen. Testamento militar. el causante puede disponer de sus bienes total o parcialmente. La indignidad se aplica cuando se configura alguno de los supuestos estipulados en el artículo 667º del Código Civil.Es aquel testamento otorgado ante la presencia de notario público y que debe cumplir con ciertos requisitos esenciales como la presencia de testigos y la escritura con puño y letra. el mismo que puede ser a través de escritura pública o cerrada.Es aquel testamento firmado en cada una de sus páginas por el testador. caso en el cual deben entrar a heredar los hijos. la representación se presentará por estirpe cuando se produce la muerte del heredero directo. Testamento otorgado en el extranjero. A través del testamento. ¿Cuando podemos hacer uso de la acción reivindicatoria de bienes hereditarios? Podemos hacer uso de la acción reivindicatoria cuando nos encontramos frente a un tercero que sin buena fe adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de ellos. estableciendo la forma en que se distribuirán a sus sucesores bajo un profundo respeto de los límites establecidos por la ley y con las formalidades que ésta exige. Testamento marítimo. ¿Cuántas clases de testamento conocemos? De acuerdo a nuestro Código Civil. Testamento ológrafo. ¿Cómo funciona la representación sucesoria en el caso de herederos? Para hablar de la representación sucesoria es necesario dejar claro que nuestro sistema posesorio permite dos modos de suceder: por derecho propio o por cabezas.Es el testamento otorgado por cualquier integrante de una flota embarcada en un buque de guerra de nuestro país. Testamento cerrado. x x x x x • 160 • . En otras palabras. 475. 473. Hablamos aquí de un tipo de acción reivindicatoria especial que es imprescriptible y que tiene la misma naturaleza que la acción de reivindicación aplicable en el caso de los derechos reales. el mismo que entrega en sobre cerrado y en forma personal al notario quien deberá emitir un acta en que dejará constancia de la entrega del documento.. 476...Es aquel testamento escrito.Es el otorgado por los miembros de las fuerzas armadas o de la Policía Nacional en tiempos de guerra y cuando estén participando en operaciones bélicas. De las características inherentes a el es que proviene su nombre. el mismo que debe ser protocolizado. los hijos tienen derecho a entrar en el lugar y el grado de su ascendiente para recibir la herencia que le correspondiera a éste. 474.DERECHO CIVIL • • • 472..

por lo que se entiende que la porción de la legítima es una cuota fija de dos tercios. En ese sentido. 481. a través de la cual el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales establecidas en el artículo 744º del Código Civil. “La desheredación constituye una sanción civil.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 477. ¿Qué son las cargas y deudas de la herencia? Se denominan cargas de la herencia a los gastos consecuentes del fallecimiento del causante. “El Artículo 725º del Código Civil establece que quien tiene hijos u otros descendientes.C. debemos definir a la sucesión intestada como aquella situación en la que el causante no dejo testamento o habiéndolo dejado éste se encuentra impedido de ejercer sus efectos entre los herederos. sino en cargas que nacen a causa de la herencia. éste concepto quedaría corto debido a que se pueden presentar situaciones en las que a pesar que el causante dejo un testamento éste pierde validez. En cambio. ¿En qué consiste la desheredación y cuando puede ser aplicada? La desheredación se constituye en la posibilidad debidamente reconocida por ley. 479.. 480. el o los herederos forzosos mueren antes que el testador o renuncian a la herencia. sin embargo. ¿Qué es la legítima? La legítima es aquella porción de todo aquello que constituye la herencia que no puede ser dispuesto libremente por el testador cuando tiene herederos forzosos. a través del artículo 725º del C. es necesario comentar que la legislación peruana. que consiste en la exclusión de un heredero forzoso hecha por el causante en su testamento en virtud de una causa legal” (Casación Nº 1772 – 96 Lima). establece el denominado tercio de libre disposición del cual puede disponer libremente. son deudas de la herencia. las obligaciones del causante al momento de su deceso. El Dr. ¿Qué es la Colación? La Colación es una operación mediante la cual un heredero. Ferrero señala que “la legítima o cuota indisponible. puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes. como cargas originarias. restituye al caudal partible los bienes o valores recibidos del difunto a título gratuito. ninguna persona puede disponer de la totalidad de sus bienes en perjuicio de alguno o todos los herederos. que no varía en relación al mayor o menor número de legitimarios” (Casación Nº 64 – 98 Cusco). etc. tiene como fundamento afirmar la solidaridad familiar y evitar que el patrimonio sufra una atomización excesiva” (19). 478. no contenga institución de heredero. Significa la reconstitución de la legítima. ¿En qué casos se presenta la sucesión intestada? Generalmente. o cónyuge. Son pasivos que no consisten deudas del difunto. por primera vez. en la persona del heredero. consideramos que nos encontramos frente a una sucesión intestada cuando el causante no dejo testamento en el que señale herederos. como también se le denomina. llamado a la sucesión en concurrencia con otros. En ese sentido. • 161 • . Por ejemplo: Cuando el testamento haya sido declarado nulo en forma total o parcial. En ese sentido.

DERECHO CIVIL • • • • 162 • .

La legislación divide a los bienes en dos clases: Bienes Muebles. es decir. Generalmente las normas que los regulan son de orden público y se refiere básicamente a cosas materiales que pueden ser sometidas al comercio. ¿Habrá alguna diferencia entre bien y cosa? En doctrina se señala que la diferencia radica en que el “bien” está referido tanto al bienes corporales (materiales) como incorporales (inmateriales). lo que nos lleva a pensar que cuando hablamos de bienes dentro de los derechos reales estamos hablando específicamente de bienes materiales.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM VII. etc. 485. 483. dividiéndose en líneas generales en bienes corporales e incorporales.. dependiendo si son o no susceptibles de percepción por los sentidos de las personas. Ejemplo: El mar. una casa. no existe posibilidad de que se haga sin que pierdan su esencia. pero no cualquier tipo de bienes. BIENES ii. sino los bienes de contenido patrimonial. 484.. En cambio la “cosa” está referida solo a los bienes corporales. Ejemplo: Los animales.Son aquellos bienes que no pueden ser transportados de un lugar a otro y en todo caso. DERECHOS REALES 482. a aquella relación entre sujeto y objeto de derecho por la cual el primero ejerce un poder jurídico respecto el segundo. que puede ser opuesto a cualquiera y que cuenta con un contenido netamente patrimonial. Puede definirse como aquella rama del derecho que regula las normas referidas a la relación jurídica existente entre personas y bienes. Siendo esto así. etc. es decir. si pueden ser trasladados. por ende se excluye a los bienes extramatrimoniales como la vida. ¿Cuántas clases de bienes existen de acuerdo a nuestro Código Civil? Debemos señalar que la legislación civil peruana establece que los bienes incorporales son regulados de acuerdo a la ley de la materia.Son aquellos bienes que por su propia naturaleza pueden ser trasladados de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza extraña. i. Bienes Inmuebles. por lo que se concluye que hay una relación de género a especie. el honor etc. ¿Qué son los derechos reales? Es complicado definir a un derecho real. En la mayoría de los casos los tratadistas prefieren diferenciarlo de un derecho personal sin establecer un concepto o una definición que nos permita conocer en que consiste este tipo de derechos. Nosotros podemos decir que un derecho real es un derecho absoluto. se puede definir al “bien” (desde el punto de vista de los derechos Reales) como todo objeto del mundo exterior que sirve para satisfacer las diversas necesidades de las personas. una mesa. • 163 • . forma o valor. ¿Cuál es el objeto de los derechos reales? El objeto de los derechos reales son los bienes.

se puede configurar la tradición a través de la entrega de documentos. Cuando se transfiere el bien que está en posesión de un tercero. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las partes integrantes y las accesorias? Aquí debemos señalar en forma breve que la principal diferencia de estas figuras radica en que mientras las partes integrantes no pueden ser separadas sin destruir. permite la realización de una o más facultades inherentes al derecho de propiedad. la cual importa un poder jurídicamente reconocido y protegido por la ley. Cuando cambia el título posesorio de quien está poseyendo.DERECHO CIVIL • • • 486.Es aquella que se materializa a través de la entrega del bien a quien se encuentra señalado como el destinatario del recibo. deteriorar o alterar el bien.. ¿Qué son las mejoras y cuál es su clasificación? Las mejoras se constituyen en inversiones que pueden ser de capital. “Las mejoras son aquellas obras que importan la modificación de la cosa. 488. “El artículo ochocientos noventa y seis del Código Civil define a la institución de la posesión. 489. que al objetivizarse en una situación de hecho. además de que se encuentran orientadas a tener un fin netamente económico. Jurídicamente se entiende como el poder de hecho ejercido sobre una cosa. con el consecuente aumento de su valor económico y que conforme los clasifica el artículo 916º del Código Civil pueden ser útiles. TRADICIÓN ii.. La posesión se constituye en un derecho real que permite a quien lo ejerce realizar todos los actos inherentes a la propiedad con excepción de la libre disposición. la misma que puede ser de tres tipos: Tradición real. b.Denominamos tradición ficta a aquella que sin constituirse necesariamente en un acto expreso. las partes accesorias si pueden ser separadas ya que nunca pierden su individualidad. i.. en beneficio de un sujeto y sobre un bien” (Casación Nº 3584 – 00 Lima). 487. de trabajo o de cualquier otra índole y que se efectúan sobre un bien con diversas finalidades. ¿Cuáles son las formas de adquirir la posesión? La adquisición de la posesión se realiza a través de lo que conocemos como tradición. Esta forma de posesión ficta se encuentra condicionada a que se le comunique al tercero por escrito. permite presumir su realización. ¿Qué es la posesión? Muchos autores han señalado que la posesión es el derecho real que más parecido tiene con la propiedad y no se equivocan. Se presenta en los siguientes supuestos: a. Tradición documental. usándola y disfrutándola con la intención de hacerla como cosa propia. Tradición ficta. necesarias o de recreo” (Casación Nº 1054 – 2000 Lima). iii. • 164 • .Cuando no se cuenta materialmente con los bienes.

491. constituyéndose en un remedio. Por ejemplo. lo cual implica el reconocimiento normativo del interés de un sujeto sobre un bien. disponer y reivindicar un bien. Abandono. a través del cual. las mismas que deben ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites establecidos por la ley. la propiedad es un poder jurídico que permite usar. ‘es el derecho real por excelencia’. Por ejemplo. lucimiento o mayor comodidad. 492. Destrucción total o pérdida del bien. Dicho esto. mientras que los terceros quedan colocados en situación de extraneidad total.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Las mejoras pueden ser clasificadas de la siguiente manera: MEJORAS NECESARIAS: Las que tienen por objeto imperdir la destrucción o deterioro del bien. Ejemplo: La construcción de una columna. disfrutar. resulta evidente que no nos encontramos tan sólo frente a un poder jurídico sino que estamos frente a varios poderes. la entrega de una casa a otra persona. La doctrina establece que mediante ella el propietario no poseedor hace efectivo su derecho de exigir la restitución del bien respecto del poseedor no propietario. ¿Como se extingue la posesión? La posesión se puede extinguir por los siguientes motivos: x x x x Tradición. cuando una vivienda es destruida por un fenómeno natural como un terremoto. 490. ¿Qué es la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria es un mecanismo que permite tutelar la propiedad. cuando se realiza un viaje sin dejar a nadie al cuidado de una propiedad o de un inmueble. ya que éstos no tienen un deber concreto frente al titular del derecho” (20). Ejemplo: Colocar aire acondicionado en un inmueble. Ejecución de resolución judicial. Lo cierto es que la propiedad se constituye en un derecho real. quien la posee adquiere una serie de facultades sobre un bien. DE RECREO: Aquellas que sirven para el ornamento. Por ejemplo. • 165 • . La acción reivindicatoria permite al propietario la recuperación del bien que se encuentra en poder fáctico de cualquier tercero. ¿Qué es la propiedad? De acuerdo a nuestro Código Civil. GONZÁLES BARRÓN define a la propiedad como: “…un derecho subjetivo. El derecho de reivindicación es imprescriptible. ÚTILES: Las que aumentan el valor y la renta del bien. El ejemplo clásico es el desalojo. Ejemplo: Colocar juegos infantiles en un restaurante.

En estos casos la propiedad se adquiere en virtud de la atribución que se hace al propietario de un bien. Accesión. en forma voluntaria. Aquí existen dos bienes el principal y el accesorio.Estamos frente a la transmisión de la propiedad cuando su propietario decide.. por eso se señala que la reivindicación es la acción que ejerce el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario de un determinado bien que le corresponde al primero. En el caso de inmuebles además deben presentarse características como la continuidad. por ejemplo el subarrendador puede desalojar al subarrendatario. dependiendo de que exista buena o mala fe. 495.Se constituye en uno de los más importantes mecanismos jurídicos para adquirir el derecho de propiedad. sino también a través de una tercería excluyente de propiedad que tiene por fin suspender el remate del bien propiedad del tercerista dado en garantía.. la adquisición de caza y pesca. Además hay que tener en cuenta el tema procesal. y el desalojo en uno sumarísimo. En cambio la posesión puede defenderse de manera extrajudicial (a través de la fuerza) y judicial (a través de las acciones posesorias y los interdictos). el desalojo no solo lo puede interponer el propietario del bien. Prescripción Adquisitiva. como lo es la posesión en propiedad” (Casación Nº 264 – 98 Huánuco). Transmisión de la propiedad. A través de ella el poseedor de un bien puede ser declarado propietario por el solo transcurso del tiempo. ¿Cuáles son las formas de adquisición de la propiedad y en que consiste cada una de ellas? Dentro de las formas que regula la legislación peruana para adquirir el derecho de propiedad podemos señalar a las siguientes: ƒ Apropiación. publicidad y ejercicio pacífico de la posesión a título de propietario. avulsión. Dentro de las modalidades de apropiación que se pueden presentar tenemos la apropiación de cosas libres. cualquiera que tenga una causa legal (título).. En el caso de inmuebles puede ser 5 o 10 años y en el caso de inmuebles pueden ser 2 o 4 años. ƒ ƒ ƒ ƒ x • 166 • . La accesión pueden presentarse por aluvión.. es la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo. es decir. sino también cualquier persona que se encuentre legitimada.. ¿De que forma se puede defender la propiedad y la posesión? La propiedad no solo se puede defender por una acción reivindicatoria. transmitir su derecho a un tercero.La apropiación se constituye en aquel acto a través del cual una persona aprehende u ocupa un determinado bien. 493. debiendo reconocer éste el valor de la cosa empleada. convirtiendo un hecho en derecho. Especificación y Mezcla. etc. Como ejemplo podríamos señalar aquel dibujo que se elaboró con pintura ajena.DERECHO CIVIL • • • “La facultad de reivindicar o ius vindicando es el derecho del propietario de recurrir a la justicia reclamando el objeto de su propiedad y evitando la intromisión de un tercero ajeno” (Casación Nº 3034 – 01 Arequipa”. el objeto pertenecerá a estos en proporción a sus valores respectivos. En estos casos. Cuando se trata de una especie resultante de la unión o mezcla de otras especies de diferentes dueños. del cual se adquiere la propiedad. invasión del suelo colindante. el objeto pertenecerá a su creador. de aquellos bienes que se unen o adhieren materialmente al suyo. la finalidad de ambas figuras jurídicas es la misma: la restitución de la posesión de un determinado bien. la caza y el hallazgo de objetos perdidos. ¿Cuál es la diferencia entre la acción reivindicatoria y la acción de desalojo? La diferencia radica en que la acción reivindicatoria solo puede interponerla “el propietario” que no ejerce la posesión de un determinado bien. quien adquirirá el título de propietario sobre el bien. “La institución de la prescripción. 494. mala fe del propietario del suelo. por lo contrario. ya que la reivindicación por lo general se tramita en un proceso de conocimiento.La misma que se refiere a aquellos objetos que han sido elaborados de buena fe con materia ajena. edificación de mala fe en terreno ajeno. Ahora bien.

En este caso. propia o de tercero. “En el caso de la hipoteca si bien la Ley dispone que ésta debe constituirse por escritura pública. de lo que se concluye que se trata de una forma ad probationem” (Casación Nº 1618 – 99 Lima). existe una unidad en el objeto respecto del cual ambos ejercen la propiedad y que el derecho de propiedad se ejerce en cuotas ideales. La inscripción de la hipoteca es pues constitutiva del derecho real de garantía” (Casación Nº 489 – 98 Ayacucho). ¿Cuáles son los requisitos para la validez de una hipoteca? El Código Civil establece como requisitos para la validez de la hipoteca: ƒ ƒ ƒ Que afecte el bien del propietario o de quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley. La hipoteca debe estar constituida obligatoriamente por escritura pública. 498. “La copropiedad es interpretada como una titularidad del derecho de propiedad con lo cual. su carácter de accesoria está en función a la existencia de una obligación principal. concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y de percibir sus frutos. también lo es que no se sanciona con nulidad la inobservancia de dicha formalidad. “Si la hipoteca se eleva a escritura pública y no se inscribe en el registro correspondiente. no obstante ello. Debemos señalar que la hipoteca se constituye en un acto jurídico que tiene como objetivo el respaldo de obligaciones. dos o más personas cuentan con derecho de propiedad en cuotas ideales. respecto de un mismo bien. ¿Qué es la hipoteca y como se constituye? La hipoteca se constituye en otro de los derechos reales de garantía a través del cual se otorga un inmueble como garantía del cumplimiento de una obligación que puede ser propia o de un tercero. ¿En qué consiste la anticresis? La anticresis se constituye en un derecho real de garantía a través del cual se entrega un inmueble en garantía de una deuda. Esto quiere decir que a través de la anticresis garantizamos una deuda pero no otorgamos al acreedor poderes absolutos sobre el inmueble sino que solo se le otorga los derechos de explotación y de percepción de frutos. la hipoteca puede ser constituida únicamente por escritura pública.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 496. preferencia y venta judicial del bien hipotecado. el propietario del inmueble mantiene su derecho de posesión. Como vemos. no hay derechos contrapuestos sino un derecho que se ejerce por dos o más personas” (Casación Nº 2409 – 98 Callao). Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Lo cierto es que de acuerdo a la legislación. Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. “La hipoteca. 499. exigiéndose para su constitución la observancia de determinadas formalidades ad solemnitatem” (Casación Nº 2920 – 99 La Libertad). Los elementos característicos que nos permiten identificar que nos encontramos frente a una copropiedad son: el hecho de que nos encontramos frente a una pluralidad de sujetos. salvo que la ley disponga una modalidad diferente. afecta a un inmueble para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación. 497. las jurisprudencias que hemos citado son contradictorias en cuanto a la formalidad. ¿Qué es la copropiedad? La copropiedad es aquella situación en la que. por ser un derecho real de garantía. el acreedor sólo tendrá un derecho persona y no el real frente al deudor. otorga al acreedor los derechos de persecución. • 167 • .

establece que el pacto comisorio es nulo. “El espíritu de la norma que desde el derecho romano prohíbe el denominado pacto comisorio es el de prevenir que el acreedor aprovechándose de la necesidad de su deudor pretenda apropiarse de una cosa de mayor valor a su crédito” (Casación Nº 821 – 95 Lima).C. ¿Qué es el pacto comisorio y que establece el Código Civil respecto a ella? El pacto comisorio tiene origen en el derecho romano y se constituye en un pacto a través del cual las partes convenían que en caso de incumplimiento en el pago de una deuda. Actualmente.DERECHO CIVIL • • • 500. el artículo 1111º del C. • 168 • . el acreedor adquiriría el derecho de propiedad respecto del inmueble que la garantizaba.

debiendo la parte deudora cumplir con la prestación objeto de la obligación. El objeto de la obligación lo constituye la prestación. Ejemplo: Un contrato de publicidad en el que se establece como cláusula la exclusividad para representar a una determinada firma comercial. bienes inciertos o indeterminados y sumas de dinero. En el caso e los bienes inciertos como sabemos. Un ejemplo de la obligación de dar bienes inciertos se puede encontrar constituida por la compra de una tonelada de papa. A) B) Elementos Subjetivos: Vienen a ser los supuestos que necesariamente deben concurrir en toda obligación: Uno activo llamado “acreedor” y otro pasivo llamado “deudor”. ¿Qué son las obligaciones y cuáles son sus clases? Jurídicamente la obligación se constituye en un vínculo jurídico mediante el cual dos partes. 503.La obligación de hacer es aquella en que el deudor se encuentra obligado a ejecutar un hecho para cumplir con la prestación dentro de los términos en que fue acordado con el acreedor. • 169 • .• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM VIII. el deudor se encuentra en la obligación de cuidar al animal. BARCHI define a las obligaciones de dar bienes ciertos como “aquellas en las cuales el bien debido ha sido especificado en su identidad” (21). Con referencia a la forma son de aplicación las disposiciones del Código sobre la forma de los actos jurídicos. 1) Elementos intrínsecos: Son aquellos requisitos que no pueden faltar en ninguna relación. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 501. en la cual. de una determinada especie. sin importar de que cosecha sea. debiendo el contratante abstenerse de representar a otras firmas. la obligación es determinada. Dentro de la clasificación de obligaciones estipulada en nuestro Código Civil podemos señalar a los siguientes tipos de obligaciones: x Obligaciones de dar. 2) Elementos Extrínsecos: Son dos: A) La forma y B) La prueba. x x 502.Aquellas en que el cumplimiento de la prestación consiste en la abstención de realizar una conducta o de ejecutar un acto.. ¿Cuáles son los elementos de toda obligación? Los elementos o requisitos de toda obligación son de dos clases: intrínsecos o internos y extrínsecos o externos. La obligación de dar incluye la de dar bienes ciertos o determinados. Un ejemplo de esto lo podríamos encontrar en la obligación de dar un caballo.. dichas características no puede faltar. ¿Cómo regula nuestro Código Civil las obligaciones de dar bienes ciertos e inciertos? El Código Civil regula las obligaciones de dar que como sabemos se constituyen en aquellas que tienen por objeto la entrega de un bien.. quedan ligados. pero la prestación es indeterminable. La norma establece que en el caso que se haya determinado el bien (bien cierto) el acreedor no puede ser obligado a recibir otro y además la obligación de dar bien cierto incluye los gastos de cuidado y manutención del bien. aquí ambas partes tienen obligaciones de dar algo. Elementos Objetivos: Son la prestación y el vínculo jurídico. Ejemplo: Un contrato de construcción de un edificio o de una obra pública. El estudio de la prueba corresponde al campo del Derecho Procesal Civil. Los bienes inciertos se encuentra caracterizados por su especie y cantidad y siempre que exista una obligación de dar este tipo de bienes. a quienes se les conoce como acreedor y deudor. Obligaciones de hacer. Obligaciones de no hacer. Un ejemplo de obligación de dar bien cierto sería aquella en que Víctor se compromete a entregar a José un vehículo de la marca Toyota.La obligación de dar se constituye en aquella obligación en que la prestación del deudor consiste en dar algo. El “vínculo jurídico” es el elemento que liga la persona del deudor con la del acreedor. Ejemplo: Un contrato de compra venta. hasta que no se materialice la entrega.

tardío y el defectuoso? El incumplimiento parcial. En ese sentido la teoría del riesgo: “Establece quién es la persona que económicamente debe soportar la pérdida o deterioro de un bien. Cumplimiento parcial. tenemos las siguientes posibilidades: x Cuando el bien se pierde por culpa del deudor: En este caso. la prestación del deudor se extingue y no tendrá derecho a la contraprestación. Ejemplo: De un edificio de 10 pisos solo se construyen ocho. el autor será quien responde económicamente ante el dueño del bien. ¿qué es riesgo?. solicitando que se reduzca la contraprestación en forma equivalente al deterioro.. Cumplimiento defectuoso.. Ejemplo: La obra se debía concluir en el mes de enero pero se culmina en marzo. x 506. ¿Cuál es la diferencia entre el incumplimiento parcial. En el caso de que la pérdida o deterioro tengan por causal la culpa o el dolo de alguien determinado. el riesgo se encuentra configurado por aquella posibilidad de que un bien determinado o determinable sufre pérdida o deterioro durante el lapso en el que se celebra el acto y la ejecución del mismo. iii. En caso que la obligación quede resuelta. Cuando el bien se deteriora por culpa del deudor Una vez comprobada la culpa del deudor respecto del deterioro del bien. debemos saber primero.Aquí la prestación se cumple totalmente. Cumplimiento tardío. ¿Qué medidas puede tomar el acreedor ante el incumplimiento del deudor en una obligación de hacer? Para establecer la responsabilidad del deudor ante el incumplimiento de una obligación. tardío o defectuoso se presenta en las obligaciones de hacer y consisten en lo siguiente: i.Se cumple toda la prestación pero fuera del plazo acordado para el cumplimiento de la obligación. el acreedor tendrá derecho a una indemnización. el acreedor puede resolver la obligación o puede recibir el bien en el estado en que se encuentra. la prestación del deudor se extingue y el acreedor deja de estar obligado a su prestación. antes de establecer en qué consiste la teoría del riesgo. éste se encontrará obligado al pago de una indemnización y la obligación queda resuelta.. INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE HACER ii. 505. pero sin la calidad que debería haber tenido. Comprobada la culpa del deudor. • 170 • . ¿En qué consiste la teoría del riesgo para las obligaciones de dar bienes ciertos? Es evidente que. originados por el caso fortuito o fuerza mayor. se reduce la contraprestación en equivalencia con la magnitud del deterioro. En ese sentido. En el caso de pérdida del bien sin culpa de las partes. quedando extinguida la obligación.DERECHO CIVIL • • • 504. Cuando el bien se pierde sin culpa de las partes. es necesario que en primer lugar se establezca el elemento subjetivo que generó el incumplimiento de parte del deudor.La obligación es cumplida solo en parte. por los perjuicios que haya sufrido” (22).

Podrá solicitarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento parcial o se podrá exigir que la prestación se realice por persona distinta al deudor pero bajo cargo y costo de ésta. siempre que se trate de caso fortuito o fuerza mayor. DIFERENCIAS DIFERENCIAS 1. subsisten las demás. Puede considerar que la prestación no ha sido ejecutada. Si lo ejecutado se considera sin utilidad para el acreedor. el pacto o la ley. pero al momento de la ejecución puede cumplirla con otra que haya sido precisada al momento de la celebración. o c. 2. porque así lo deciden su naturaleza. el acreedor puede elegir de entre las siguientes alternativas: a. Existe una pluralidad de prestaciones. 1. 508. ¿En qué consisten las obligaciones mancomunadas y solidarias? PALACIOS LEÓN define a la obligación mancomunada como “…aquella en la que concurriendo una pluralidad de sujetos en la relación obligatoria. 3. Es decir. podrá exigir al deudor la destrucción de lo hecho o destruirlo por cuenta de éste o reducir la contraprestación. Felipe Osterling señala que: “La obligación es indivisible cuando la prestación no puede cumplirse en forma parcial. 2. 510. Existe el derecho de elección. d. Aquí existe una sola obligación a cargo del deudor. Sólo existe una ius variando. Puede exigir al deudor la destrucción de lo hecho si le resultase perjudicial. Existe una sola prestación. tardío o defectuoso de las obligaciones de hacer? En el caso que el incumplimiento sea por culpa del deudor puede ocurrir lo siguiente: a. • 171 • . Si desaparece una de las prestaciones. nace como obligación simple y se extingue como compuesta. Puede aceptar una reducción proporcional de su contraprestación. sin afectar la materialidad del bien. se podrá considerar como no ejecutada la prestación. 509. Por ejemplo: El pago de una suma de dinero. dicha pluralidad se organiza mediante una integración absoluta y homogénea. 3. ¿En qué consisten las obligaciones divisibles e indivisibles? La divisibilidad o indivisibilidad de las prestaciones se encuentra determinada por las características naturales de la misma. En caso que el incumplimiento parcial. (…). la ejecución de una de ellas extinguirá la obligación. b. b.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 507. son aquellas obligaciones que pueden ejecutarse por partes. Si desaparece la obligación principal se extingue la obligación. Asimismo. ¿Qué son las obligaciones alternativas y las facultativas y que diferencia hay entre ellas? OBLIGACIONES ALTERNATIVAS OBLIGACIONES FACULTATIVAS Cuando a pesar de que existen varias prestaciones. En cuanto a las obligaciones divisibles. La determinación de la divisibilidad o indivisibilidad surge de una cualidad real y no intelectual” (23). de tal suerte que no haya titularidad ni ejercicio sin la concurrencia o actuación conjunta de todos los sujetos deudores o acreedores” (24). En todos los casos se podrá constituir en mora al deudor mediante el emplazamiento. ¿Qué medidas podemos tomar en caso que se presente el incumplimiento parcial. El deudor no podrá objetar ninguna de las decisiones que adopte el acreedor. c. tardío o defectuoso se produzca sin culpa del deudor.

DERECHO CIVIL • • • En las obligaciones mancomunadas se requiere la intervención indispensable de varios sujetos. pudiendo ser onerosa o gratuita. en donde cada deudor está obligado por el total de la prestación. Diferencias entre la Cesión de Derechos y otras figuras civiles A) Con el Pago por Subrogación: En que éste puede convencional o legal. en tanto que en la cesión de derechos.Regulada en el artículo 1206º del Código Civil y que se constituye en el acto de disposición en virtud del cual el cedente (acreedor) transmite al cesionario (tercero) el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor. solo el crédito. beneficio. Nuestro Código Civil regula dos tipos de interés: • 172 • . sea como acreedores o como deudores. el deudor se obliga nuevamente. Con la cesión de créditos: La cesión de derechos es un género más amplio. en tanto que la cesión de derechos siempre es consensual. ¿Qué es el pago y cuando se entiende configurado? El pago es el acto a través del cual se entiende por ejecutada íntegramente la prestación y se constituye en la forma más frecuente de extinguir obligaciones. convencional. que puede exigirse como rendimiento de una obligación de capital en proporción al importe o al valor del capital. en ellas intervienen necesariamente tanto acreedores como deudores. Con la cesión de posición contractual: La diferencia con la cesión de derechos es que ésta solo trasmite el lado activo de la obligación. Entendamos que el interés se constituye en un provecho. Con la novación subjetiva: En la novación subjetiva se precisa del acuerdo entre el acreedor que se sustituye y el deudor sustituido y es porque en la novación. “El pago o cumplimiento es la realización de la prestación que le proporciona al acreedor el objeto debido para la satisfacción de su interés. en torno a una sola prestación. y al tiempo por el cual se está privado de la utilización del mismo” (25). define como interés: “una cantidad de cosas fungibles. B) C) D) 513. Es más.Aquí la transmisión se hace en vida pero opera a partir de la muerte de quien transmite los derechos. ¿Qué es el interés y cómo se clasifica? ENNECCERUS. el pago por subrogación solo se produce cuando el crédito ya es exigible. 512. Un ejemplo de obligaciones solidarias puede ser aquel en que para el pago de una deuda se haya constituido fiador o aval permanente. ya que tales derechos no solamente comprenden los créditos sino toda clase de derechos patrimoniales transferibles siempre que no tengan por ley un procedimiento de traslación distinto. utilidad. El consentimiento es bilateral en la cesión de derechos y trilateral en la cesión de posición contractual.. no pudiendo oponerse al pago cuando éste le sea exigido. citado por PALACIO PIMENTEL. 511. constituyéndose esto en una sustitución subjetiva. mientras que la cesión de derechos puede producirse cuando aun no ha vencido la obligación. o sea. ésta puede ser hecha aun contra la voluntad del deudor. Un ejemplo de este tipo de obligación sería el caso de los depósitos en cuentas mancomunadas en las que el banco no puede entregar individualmente el dinero depositado. En cuanto a las obligaciones solidarias. que es siempre a título oneroso y nuca gratuito. 514. es más amplia. Por cesión de derechos.. ya que permite se trasmita la totalidad de la relación obligacional (el crédito y la deuda). En cambio la cesión de posición contractual va más lejos. ¿Cuáles son las formas de transmisión de las obligaciones? La transmisión de obligaciones puede realizarse de dos formas: ƒ ƒ Por testamento. ganancia que proviene de un capital y que sólo se genera cuando existe deuda principal. al mismo tiempo que extingue el vínculo y libera al deudor” (Casación Nº 1689 – 97 Callao).

el pago por subrogación opera cuando un tercero distinto al deudor cumple con el pago de la obligación. depositando ante éste último la prestación debida. pero cada vez con roles inversos.El pago indebido se constituye en producto de un error de hecho o de derecho en virtud del cual se entrega a otro algún bien o cantidad en pago. e.Es el interés generado a partir del incumplimiento del pago de una obligación y que tiene naturaleza resarcitoria.. de modo que dos sujetos que participan en él. 516. siendo lo indebido el cumplimiento de una prestación que no se ajusta a los términos pactados” (Casación Nº 1496 – 98 Lima). la novación se constituye en la extinción de una obligación. b) Interés moratorio. como acreedor y deudor. decidiendo al realizar el pago cual de las obligaciones queda extinguida.. ¿Cuántas clases de pago regula nuestro Código Civil y en qué consiste cada una de ellas? Nuestro Código Civil regula las siguientes clases de pago: a. como expresión equivalente de la primera.YOUNG.. puede convertirse en obligación de dar suma de dinero. entre las que se reconoce: a) La novación.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM a) Interés compensatorio. ¿Qué otras formas de extinguir las obligaciones reconoce el Código Civil? Fuera del pago. transmitiéndosele todos los derechos del primitivo acreedor.. b.Es aquel realizado por quien tiene varias obligaciones de la misma naturaleza respecto de un mismo acreedor. c.Es aquel interés que surge a partir del uso de una suma de dinero y que previamente ha sido pactado por las partes.. citado por PALACIO PIMENTEL. surgiendo en su lugar una nueva. • 173 • . Ejemplo: El pago de una merced conductiva depositado en el Banco de la Nación. e importa la sustitución de una obligación por otra distinta” (Casación Nº 2962 – 98 Cono Norte). Dación en pago. nuestra norma sustantiva reconoce otras formas de extinción de las obligaciones.. “El pago indebido se cumple entre personas verdaderamente vinculadas por una relación obligaciones como acreedor y deudor. Pago por consignación. Un ejemplo de condonación se encontraría constituido por el hecho de que el tenedor devuelva al deudor o girado la letra de cambio con la que garantizaba una deuda bajo su titularidad. El ofrecimiento del pago por consignación puede ser judicial o extrajudicial. Pago indebido.. b) La compensación. al resultar inejecutable. “La obligación de dar un bien determinado. cuando el arrendador no quiere recibir el pago. Imputación de pago. señala que la compensación es “la cancelación de la deuda que se produce sin pago efectivo. 515. y sucede cuando una obligación es sustituida por una nueva que se crea y la reemplaza. Jurisprudencialmente se establece que: “La novación es una de las formas como se extingue una obligación. convirtiéndose éste en nuevo acreedor del deudor. pudiendo exigirse la restitución a quien la recibió..la condonación se constituye en la renuncia voluntaria que hace el acreedor de todo o parte de su crédito. balancean recíprocamente créditos que se enfrentan hasta donde el uno es cubierto por el otro” (26) c) La condonación..La dación en pago se constituye en el cumplimiento de la obligación de parte del deudor mediante la entrega al acreedor de un bien o cosa diferente de lo originalmente pactado.. d.Como su nombre nos lo sugiere. a fin que el acreedor quede satisfecho con una prestación diferente a la que debía cumplirse” (Casación Nº 2134 – 97 Cono Norte).Se constituye en aquel pago efectuado por el deudor a través de un tercero. Nace a partir de la circunstancia de retraso doloso o culposo en el cumplimiento de la obligación de parte del deudor. Pago por subrogación.

“Del análisis del artículo 1303º del Código Civil se tiene que dicha norma exige. imprevisibles e irresistibles. En éste caso hablamos de imposibilidad. ¿En qué consisten el dolo. es decir. por lo que la acreencia se extingue ante la imposibilidad de la ejecución. constituyéndose así en una omisión temeraria... c) Culpa leve. la culpa inexcusable y la culpa leve en el derecho civil? El dolo. la renuncia de las partes a cualquier posibilidad de iniciar alguna acción a su contraparte. con respecto al objeto sobre el que transa. no se ejecuta una obligación. Un ejemplo de éste tipo de culpa se encontraría configurada cuando realizada la venta de un animal y programada su entrega. 518. Un ejemplo de este tipo de culpa es aquel en que incurre un transportista que no tiene el cuidado debido respecto de la mercadería que tenía que transportar. no se cumple con alimentarlo diariamente hasta que llegue la fecha indicada.Se constituye en la extinción de las obligaciones a través de la celebración de un acto jurídico con el que acuerdan dejarlas sin efecto. en forma deliberada. En este caso. mediando negligencia grave (27). condición que tiene repercusiones procesales y el requisito que establece no es de carácter ad solemnitatem” (Casación Nº 646 – 98 Lambayeque)..Como sabemos. las partes se hacen concesiones recíprocas o sacrificios económicos que se refieran a derechos cuestionados. • 174 • . derivadas de hechos naturales o actos de terceros” (Casación Nº 1979 – 98 Lima). Analicemos brevemente cada una de estas figuras: a) Dolo.Es el acuerdo a través del cual las partes deciden extinguir las obligaciones litigiosas o dudosas evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el iniciado. e) La transacción. tardío o defectuoso. “El artículo 1315º del Código Civil contempla el caso fortuito o la fuerza mayor como causal de inimputabilidad. ¿Como se configura el caso fortuito o la fuerza mayor en la inejecución de obligaciones? La inejecución de obligaciones puede producirse por caso fortuito o fuerza mayor. la misma que se configura como un evento extraordinario imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial. Ejemplo: El no pagar una deuda.La culpa leve se constituye en aquella actitud tomada por una persona en la que omite procurar los cuidados ordinarios que cualquiera tomaría para la actividad que se encuentra realizando. siempre que se trate de situaciones extraordinarias.DERECHO CIVIL • • • d) La consolidación o confusión. la culpa inexcusable y la culpa leve se constituyen en los elementos subjetivos que acompañan a la inejecución de obligaciones.Estamos frente a una culpa inexcusable cuando el deudor.. En el caso del derecho civil debemos entender como dolo aquella actitud a través de la cual. no cumple con una obligación.La confusión se produce cuando las calidades de acreedor y deudor recaen sobre la misma persona.. b) Culpa inexcusable. de algo irrealizable. f) El mutuo disenso. convirtiéndose en un incumplimiento voluntario e intencional.. el dolo puede presentarse en diversas materias del derecho. 517.

el contrato es un acto jurídico plurilateral y patrimonial. la libertad contractual se constituye en un principio que regula nuestro Código Civil y que se encuentra referido a la formalidad de los contratos. las partes pueden estipular en un contrato las cláusulas que deseen. modificar o extinguir entre sí obligaciones lícitas de carácter patrimonial” (28). el Código Civil establece una definición respecto de lo que debemos entender por contrato. mediante los cuales se crean obligaciones de cumplimiento obligatorio en cuanto se haya expresado en ellos. 521. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la rescisión y la resolución contractual? Muchos asocian a las figuras de la rescisión y la resolución contractual con figuras como la nulidad o anulabilidad. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 519. aplicables a los actos jurídicos en general. ésta se manifiesta en la obligatoriedad de los contratos los cuales son obligatorios respecto de los compromisos que en ellos hayan adoptado las partes. Manuel De La Puente y Lavalle define al contrato como: “…la declaración conjunta de la voluntad común de dos o más partes que. sin embargo. el caso de la lesión. cómo y cuándo contratar y la libertad contractual o configuración interna que consiste en la libertad que tienen las partes contratantes para determinar entre sí el contenido del contrato que han acordado celebrar” (Casación Nº 3700 – 2000 Callao). 520. esto no es cierto. nadie puede discutir que el contrato es básicamente un acuerdo de voluntades (dos o más) y que tiene por finalidad específica la de crear. un ejemplo sería el incumplimiento. ¿Cómo se configura la fuerza vinculatoria de un contrato? La fuerza vinculatoria de los contratos radica en dos hechos fundamentales. Entre las principales diferencias que se presentan entre estas figuras podemos mencionar: • 175 • . Son actos plurilaterales los que necesitan el concurso de las manifestaciones de voluntad de varias partes para generar tales efectos. en aplicación del principio pacta sunt servanda” (Casación Nº 1198 – 96 Lima). En segundo lugar. “La autonomía privada posee un doble contenido. En primer lugar. la libertad de contratar o facultad de decidir con quién. La norma establece como regla general que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato. tiene por efecto crear. por ejemplo. ¿Cómo se configura el principio de libertad contractual? Efectivamente. modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. regular. En ese sentido. siempre que no sea contrario a normas legales de carácter imperativo. la resolución se produce por una causa sobreviviente a la celebración del contrato.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM IX. por permitirlo el ordenamiento jurídico. o sea pueden ser objeto de valoración. Son actos jurídicos patrimoniales aquellos en los que la relación jurídica creada (modificada o extinguida) por el acto versa sobre bienes o intereses que posean una naturaleza económica. ¿Qué es un contrato? En el caso del contrato. regular. 522. la misma que le hace perder eficacia. Como sabemos. En consecuencia. La rescisión se constituye en una forma de extinción del contrato debido a que al momento de su celebración se había incumplido con uno de los requisitos esenciales. las mismas que se constituirán en ley para ellas. “Los contratos son expresión del acuerdo de la voluntad común de las partes. los efectos de los contratos rigen únicamente para los contratantes y sus herederos. En cambio.

DERECHO CIVIL • • •

RESCISIÓN a) Se debe a una causa existente al momento de la celebración del contrato. b) Opera por mandato de la ley. Ejemplo: la lesión, la compraventa de un bien ajeno. c) La rescisión debe ser declarada judicialmente. d) Tiene efectos retroactivos, si el contrato no tuvo ejecución las obligaciones desaparecen, si tuvo ejecución, se restituye al estado que tenía cuando se celebró. a)

RESOLUCIÓN Se debe a causas posteriores a la celebración del contrato. b) Las causas pueden tener origen legal o convencional. Por ejemplo: el incumplimiento. c) Puede ser declarada judicial o extrajudicialmente, a través de cláusula resolutoria. d) Es irretroactiva, produce sus efectos desde la declaración de la resolución.

523.

¿En qué consiste el consentimiento? El consentimiento se constituye, a decir de la mayoría de tratadistas, en el elemento más importante del contrato, tanto así que si no existe consentimiento, el contrato sería inexistente. Se dice que el consentimiento se configura cuando existe una perfecta equivalencia entre la oferta o propuesta, en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente, pero, ¿desde qué momento podemos considerar que existe contrato?; al respecto existen dos teorías que pretenden dar respuesta a ésta interrogante, la primera es la teoría de la cognición, a través de la cual se establece que el contrato queda configurado a partir del momento en que se conoce la aceptación y la segunda es la teoría de la recepción, en virtud de la cual se establece que el contrato existe a partir del momento en que la aceptación llega al establecimiento o domicilio del ofertante. Coincidimos con la primera teoría, la de la cognición, que es precisamente la que adopta el Código Civil y que establece que a partir del momento en que el consentimiento es comunicado al oferente existe contrato. “El contrato se forma, por el consentimiento, esto es por la perfecta coincidencia entre una oferta y una aceptación, lo que constituye la base de los contratos consensuales” (Casación Nº 475 – 96 Lima).

524.

¿Cuándo estamos frente a un contrato por adhesión? Cuando no tenemos posibilidad de establecer los acuerdos que formarán el contrato, debiendo responder si estamos de acuerdo o no con las condiciones que se nos exponen, es precisamente allí cuando nos entramos frente a un contrato por adhesión. La doctrina ha establecido que: “…el contrato por adhesión, considerado en sí mismo, es una manera de contratar en la cual, sin perderse la autonomía privada manifestada por la libertad de conclusión del contrato, la determinación de las condiciones del mismo es hecha unilateral y exclusivamente por una de las partes y plasmada en su oferta, para que la otra parte, o sea el destinatario, decida a su solo criterio contratar o no en tales condiciones. En el primer caso, aceptará la oferta; en el segundo, la rechazará” (29).

525.

¿Cuál es el objeto del contrato? El artículo 1402º del Código Civil define con un criterio muy general el objeto del contrato, y señala que “el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones”. No obstante ello y pretendiendo abarcar un criterio más amplio podemos decir que el objeto de un contrato se encuentra constituido por todo aquello que no se encuentra fuera del comercio, aún en el caso de que estos bienes o servicios sean futuros, con la única prohibición de que no sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. “El objeto de los contratos se refiere a todas las cosas, prestaciones y servicios que no están fuera del comercio de los hombres y que sean posibles, pues objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie, o determinable (…)” (Casación Nº 2248 – 99 Tacna).
• 176 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

526.

¿Qué es un contrato preparatorio y qué contiene el compromiso de contratar? Un contrato preparatorio es aquel contrato en que no precisamente se realiza un negocio jurídico sino que contiene un compromiso de celebrar en el futuro un contrato definitivo, por lo que la única obligación que surge de éste es la de celebrar el contrato posteriormente. El plazo del compromiso es de un año, siempre que no sea estipulado por las partes, pudiendo ser renovado por un plazo no mayor al indicado. El compromiso de contratar contenido en el contrato de opción debe estar constituido por los elementos esenciales del contrato definitivo.

527.

¿En qué consiste un contrato de opción? El contrato de opción puede ser considerado como una variable del contrato preparatorio, el mismo que precisamente se constituye en una opción. En este tipo de contratos, una parte queda vinculada a celebrar un contrato definitivo en el futuro y la otra tiene la opción o derecho exclusivo de celebrarlo o no. No obstante lo expuesto, la opción contenida en el contrato puede ser recíproca, por lo que cualquiera de las partes puede ejercitar este derecho.

528.

¿Qué son los contratos con prestaciones recíprocas? Como sabemos, un contrato tiene obligaciones, las mismas que se configuran como prestaciones que los contratantes deben cumplir en virtud de un acuerdo de voluntades ante el cual expresaron su consentimiento. En ese sentido, un contrato contiene prestaciones recíprocas cuando ambas partes se encuentran obligadas a cumplir una prestación determinada o determinable. “En el campo de la reciprocidad, las obligaciones son recíprocas cuando nacen coligadas entre sí en razón de la celebración del contrato. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, el vendedor lo único que hace es asumir la obligación de transferir recíprocamente la obligación de pagar su precio en dinero. Cuando una de las partes cumple el contrato asumiendo su respectiva obligación” (30).

529.

¿En qué consiste la cesión de posición contractual? La cesión contractual se constituye en aquella facultad que tiene una de las partes cuando la prestación a su favor no ha sido cumplida total o parcialmente, cediendo su posición dentro de la relación contractual a un tercero. Como presupuesto para que opere ésta cesión, se requiere que la parte obligada preste su conformidad antes, durante o después del acuerdo de cesión. Los efectos de la cesión de posición contractual solo tienen vigencia a partir de la conformidad del obligado a cumplir con la prestación.

530.

¿Qué es la lesión y como se configura? Dentro de la legislación civil no encontramos un concepto de lesión contractual, sin embargo, resulta evidente que ésta se constituye en un perjuicio al patrimonio de una de las partes por medio de un contrato. El elemento distintivo de la lesión es el daño que se produce al patrimonio de uno de los contratantes. En nuestro sistema legislativo, para que se configure la lesión debe existir entre las prestaciones una desproporción mayor a las dos quintas partes, la cual debe surgir a partir del aprovechamiento del estado de necesidad de uno de los contratantes sobre otro. Un ejemplo de ésta figura puede ser aquel caso en que por problemas de salud apremiantes se vende un inmueble muy debajo de su precio en virtud de la rapidez con que se requiere el dinero. La acción por lesión caduca a los seis meses de cumplida la prestación a cargo del lesionante o en todo caso a los dos años de la celebración del contrato.

531.

¿Qué son las arras? Las arras se constituyen en un tipo de contrato a través del cual las partes acuerdan o pactan la reserva de la compraventa de bienes, entregándose como prueba una cantidad de dinero. Es una especie de precontrato debido a que la prestación consiste en la obligación de firmar un contrato en el futuro. La norma sustantiva establece los siguientes tipos de arras:

• 177 •

DERECHO CIVIL • • •

a) Confirmatorias: Las arras confirmatorias se constituye en la entrega de una determinada suma de dinero como materialización del compromiso de celebrar un contrato en el futuro. Si una de las partes no cumple con la celebración del contrato futuro, pierde las arras entregadas y la otra puede exigirle el cumplimiento del contrato o su resolución y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. b) De retractación: Se utiliza en contratos preparatorios y establece la posibilidad de que una o ambas partes puedan retractarse o arrepentirse de celebrar el contrato respectivo. 532. ¿Qué es el saneamiento contractual y cuáles son sus clases? El saneamiento es el término legal asignado a aquella obligación que tiene el transferente de un bien, de remediar los daños que pueda ocasionar al cedente en el caso de que el bien transferido sea materia de evicción, vicios ocultos o por hechos propios del transferente y que no permitan destinar al bien la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor. “La obligación de saneamiento es complemento de la de entregar y se está obligado a sanear en tanto no se entregó una cosa como se debía, así la obligación de sanear cubre ese defecto o vacío y, como se expresa en la exposición de motivos, asegura al adquirente que podrá gozar de la cosa conforme a su destino” (Casación Nº 1735 – 97 La Libertad). Dentro de las clases de saneamiento podemos mencionar a las siguientes: x Saneamiento por evicción.- El saneamiento por evicción se da cuando el adquirente es privado total o parcialmente del derecho de propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de una resolución judicial o administrativa y por razón de un derecho de tercero, anterior a la transferencia. Ejemplo: Un inmueble adquirido y que luego es embargado. x Saneamiento por vicios ocultos.- En este caso el saneamiento se produce debido a que la cosa adquirida cuenta con defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista en el momento de la transferencia, los cuales no permiten que el bien sea útil a su fin y su existencia impone necesariamente la obligación del saneamiento. x Saneamiento por hecho propio del transferente.- Cuando el transferente realiza actos que disminuyen el valor del bien, haciéndolos inútiles para la finalidad de su adquisición, nos encontramos frente al saneamiento por hecho propio del transferente. 533. ¿Qué es el contrato de compraventa? El contrato de compra venta se constituye en un negocio jurídico a través del cual se transfiere la propiedad de un bien a un comprador, quien se obliga a su vez a cancelar el precio en dinero; en ese sentido, para configurar al contrato de compraventa necesariamente debe existir una coincidencia entre el precio de la oferta y la demanda. En cuanto al término de compra venta, se debe señalar que el nombre de este tipo de contratos se encuentra configurado por dos aspectos de una misma realidad (tanto la compra como la venta), sin embargo, podría llamarse sólo compra o sólo venta en virtud de que cualquiera de ellas requiere necesariamente de la otra para configurarse. “En el Derecho Privado, la compraventa es un contrato consensual, que se forma por el sólo consentimiento de las partes, esto es cuando se produce acuerdo en la cosa materia de la transferencia y el precio, lo que no se debe confundir con el documento que sirva para probar tal contrato de compraventa” (Casación Nº 1368 – 99 Junín). “Por el contrato de compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero, constituyendo un acto obligacional con prestaciones recíprocas, oneroso, consensual y conmutativo” (Casación Nº 1462 – 98 Huaura).

• 178 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

534.

¿Cómo se determina el precio en el contrato de compraventa? El precio se constituye en uno de los elementos más importantes del contrato de compraventa ya que a través de él se le otorga valor pecuniario a la cosa materia de compraventa. A decir de Mario Castillo Freyre, se denomina precio “…a la prestación que debe efectuar uno de los contratantes respecto del otro en la ejecución de diversos contratos típicos contemplados en nuestra legislación civil, a pesar de que en la misma no se le otorgue necesariamente esa denominación a la prestación mencionada” (31) . Cuando el precio no ha sido acordado por ambas partes, el contrato de compraventa puede ser declarado nulo. No obstante ello, el precio también puede ser determinado por un tercero asignado en el contrato o luego de su suscripción.

535.

¿En qué consiste la venta de bien ajeno? Es un contrato de compraventa común y corriente, siendo su único elemento distintivo el hecho de que el bien objeto de la prestación del vendedor no le pertenece en propiedad al momento de la celebración del contrato.

536.

¿Cómo se configuran las ventas a satisfacción del comprador, a prueba y sobre muestra? Fuera del procedimiento normal que se sigue para concretar una compraventa, las ventas también pueden ser realizadas a satisfacción del comprador, a prueba y sobre muestra. Analicemos brevemente cada una de estas figuras: x Venta a satisfacción del comprador.- La finalidad de la venta a satisfacción del comprador es que el bien materia de la misma sea del agrado del comprador, por lo que se aplica a ella una condición resolutoria negativa, legal y potestativa del comprador si es que no se encuentra conforme con el bien. El contrato por venta a satisfacción del comprador sólo quedará perfeccionado cuando el comprador declare su conformidad. Por ejemplo, la venta de una máquina industrial, respecto de la cual el comprador tendrá un plazo conveniente para expresar su conformidad. Venta a prueba.- En el caso de la venta a prueba, el contrato quedará perfeccionado bajo la condición de que el bien materia de la venta tenga las cualidades pactadas en el contrato. Por ejemplo, para que se perfeccione un contrato respecto de la venta de un vehículo que corre 200 Km., de acuerdo a lo señalado en el contrato, se deberá realizar la prueba pertinente a efectos de que se pueda comprobar dicha cualidad debido a que el auto fue comprado para utilizarlo en carreras. Venta sobre muestra.- En este caso, la compraventa se realizará únicamente si los bienes han sido elaborados de acuerdo a la muestra dejada por el comprador, pudiendo resolverse el contrato si la calidad del bien o bienes no es conforme con la muestra. Un ejemplo de la venta sobre muestra sería aquella que utilizan las empresas para entregar regalos a sus clientes (como las agendas), los mismos que son elaborados de acuerdo a la muestra establecida previamente por la empresa.

x

x

537.

¿Qué es el contrato de suministro y cuál es la formalidad que se le aplica? El contrato de suministro es un contrato de tracto sucesivo a través del cual el suministrante se obliga a ejecutar prestaciones periódicas a favor del suministrado. Pazos Hayashida señala que “Mediante contratos como este, las personas buscan satisfacer, de la manera más adecuada posible, sus diversas necesidades. Se pretende este resultado interrelacionándose con los titulares de los bienes que se demanden (como pueden ser las entidades productoras o distribuidoras de estos)” (32). Un ejemplo de este tipo de contratos sería aquel en que una empresa contrata con otra para que le suministre papel los días 01 de cada mes. En cuanto a la formalidad de éste contrato, la norma no establece una forma establecida bajo sanción de nulidad, por lo que puede ser celebrado de acuerdo a la forma que establezcan las partes, sin embargo, si se celebra por escrito, ésta forma prevalecerá sobre todas las demás.

• 179 •

DERECHO CIVIL • • •

538.

¿Qué es el contrato de donación y que formalidades le alcanzan? El contrato de donación se configura en un contrato de transferencia de bienes que hace una persona a otra en forma gratuita, concediendo el derecho de propiedad de un bien. Cuando la donación recae sobre bienes muebles será necesario hacerla por escrito de fecha cierta únicamente cuando el valor de lo donado supera el 25% de la unidad impositiva tributaria. Cuando se trata de bienes inmuebles, la donación debe hacerse a través de escritura pública bajo sanción de nulidad. “La donación constituye un acto de liberalidad entre vivos, bilateral, solemne y con efectos inmediatos a la fecha de su celebración” (Expediente Nº 246 – 89 La Libertad).

539.

¿Qué es el contrato de arrendamiento y quienes pueden arrendar? El contrato de arrendamiento es un contrato nominado a través del cual una persona se obliga a ceder en forma temporal a otra, el uso de un bien a cambio del pago de una determinada renta. El arrendamiento sólo puede ser otorgado por quien tiene la facultad de administración respecto del bien o bienes que se otorga en arrendamiento. “El arrendamiento es un contrato consensual que se perfecciona con sólo el acuerdo de voluntades, esto es, cuando el arrendador acuerda con el arrendatario cederle temporalmente el uso de un determinado bien a cambio del pago de la renta que éste debe abonar” (Casación Nº 233 – 2001 Lima).

BIEN ENTREGADO EN USO TEMPORAL

ARRENDADOR

ACUERDO

ARRENDATARIO

RENTA Sólo puede serlo quien se encuentra facultado para administrar los bienes.

540.¿Cuáles son las modalidades de duración de un contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento puede constituirse de acuerdo a los siguientes plazos de duración: a) Duración determinada.- El contrato de arrendamiento tiene duración determinada cuando las partes acuerdan el espacio temporal específico respecto del cual las se obligan a cumplir con las prestaciones. El Código Civil establece que la duración determinada del contrato no puede exceder de diez años, con excepción de los bienes que pertenecen a entidades públicas, cuyo plazo de duración no puede ser mayor de seis. El plazo de duración determinada de los contratos se presume cuando el arrendamiento tenga una finalidad específica, entendiéndose pactado por el tiempo necesario para llevarla a cabo o si se trata de predios ubicados en lugares de temporada, en cuyo plazo la duración se entenderá por dicha temporada. Un ejemplo de esto último podría ser las casas de playa. b) Duración indeterminada.- El contrato es de duración indeterminada cuando no se ha establecido un período específico dentro del cual se mantendrá la vigencia del contrato.

• 180 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

541.

¿Qué es el contrato de prestación de servicios? El contrato de prestación de servicios es un contrato a través del cual una persona se obliga a prestar sus servicios o el resultado de estos a favor de otra persona. Jorge Beltrán señala que: “El contrato de prestación de servicios es aquel contrato típico (regulado por el ordenamiento jurídico nacional) y nominado (que tiene un nomen iuris o nombre jurídico asignado por el Código Civil Peruano), por el cual un sujeto denominado prestador o locador de servicios se compromete a efectuar una prestación de hacer a favor de otro sujeto denominado comitente o locatario de servicios” (33). El contrato de prestación de servicios cuenta con las siguientes modalidades: a) Locación de servicios; prestación de servicios por un tiempo determinado a cambio de una retribución, en el que no media subordinación. Ejemplo: Un cheff o un carpintero. b) Contrato de obra; el contratista se obliga a realizar una obra determinada a cambio de una retribución. Ejemplo: La construcción de un edificio. c) Mandato; el mandatario se obliga a realizar determinados actos a favor del mandante, por cuenta e interés de éste último. Ejemplo: Mandato de hipoteca. d) Depósito; el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante. e) Secuestro; dos o más personas confían al depositario un bien respecto del cual se ha suscitado una controversia.

542.

¿Qué es el contrato de fianza? La fianza se constituye en un contrato que tiene como objetivo garantizar una determinada obligación, a través de este, el fiador se obliga a cumplir frente a un acreedor una determinada prestación en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el deudor. Como podemos apreciar, para que exista fianza se requiere necesariamente la existencia de una obligación principal, por lo que su carácter es accesorio, sin embargo, la única relación que mantiene este contrato respecto de aquel en que consta la obligación principal es el referido al riesgo de incumplimiento. “El contrato de fianza constituye una garantía personal por excelencia, por el cual el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación, en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el deudor”. (Casación Nº 1302 – 96 Arequipa).

543.

¿En qué consiste el beneficio de excusión y en que casos se pierde el beneficio? El beneficio de excusión puede presentarse en la fianza como un derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la obligación ajena mientras el acreedor no se haya dirigido en primera instancia al deudor, debiendo haberle ejecutado todos sus bienes. El beneficio de excusión sólo procede en los casos de fianza convencional y no opera en los casos de fianza judicial o legal por evidentes razones. Díez – Picazo, citado por Fernández, señala respecto a la fianza que “es la facultad que la ley atribuye al fiador y que tiene por objeto enervar o paralizar la pretensión ejecutiva del acreedor dirigida contra él. El fundamento de dicho beneficio o facultad lo constituye el beneficio de subsidiariedad de la fianza. El fiador no debe ser compelido a pagar mientras que el crédito pueda hacerse normalmente efectivo sobre el patrimonio del deudor” (34). El beneficio de excusión puede perderse cuado el fiador ha renunciado expresamente a el, cuando se ha obligado solidariamente con el deudor o en caso de quiebra del deudor.

544.

¿Qué es la responsabilidad extracontractual? Como sabemos, la responsabilidad extracontractual debe ser entendida como aquel daño que se produce a otra persona a través del dolo o la culpa. En la responsabilidad extracontractual no hay un vínculo previo

• 181 •

DERECHO CIVIL • • •

entre el causante del daño y la víctima ya que no existe un texto o documento que establezca la razón por la que se encuentran en contacto. Para que exista responsabilidad extracontractual se requiere la existencia de los siguientes elementos: x x x 545. La antijuricidad del hecho imputado (ilicitud del hecho). La relación de causalidad entre el hecho y el daño (debe existir una relación de causalidad entre uno y otro). Los factores de atribución (que pueden ser subjetivos como el dolo o la culpa).

¿Qué implica el término culpa? La noción de culpa exige no solo que se haya causado un daño a la víctima, sino que el mismo sea consecuencia del dolo o la culpa del autor, pues caso contrario por más que se acredite el daño y la relación causal, no habría responsabilidad civil extracontractual del autor.

• 182 •

Entre las personas que forman parte de una unión de hecho. Pues bien. 550.¿Qué es la caducidad? La caducidad al igual que la prescripción extintiva produce pérdida de derechos por el transcurso del tiempo pero a diferencia de ella. debiendo adicionarse el tiempo transcurrido anteriormente. por tanto. Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor. sustentándose. Entre los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de gananciales. La prescripción extintiva es un mecanismo a través del cual se sanciona la despreocupación del interesado para exigir un derecho dentro de un lapso de tiempo determinado. Si la interrupción ocurre por los últimos dos casos el plazo prescriptorio comenzará a correr nuevamente.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM X. durante el ejercicio de la curatela. Oponer judicialmente la compensación. Entre los incapaces y sus curadores. a través de la cual podemos adquirir la propiedad de bienes por el transcurso del tiempo. entendida como el ejercicio de la facultad que el derecho otorga a su titular y que se hace valer mediante la acción” (35) . en los casos que procede. El plazo prescriptorio se reanudará cuando desaparezca la causa de la suspensión. Entre las personas jurídicas y sus administradores. en el principio de seguridad jurídico. aun cuando se haya recurrido a un juez o autoridad competente. Intimación para constituir en mora al deudor. mientras estos continúen en ejercicio del cargo. la caducidad sanciona la despreocupación con la perdida del derecho de • 183 • . pues conviene al interés social liquidar situaciones pendientes y favorecer su consolidación. Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del curador de bienes. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. con la prescripción extintiva ocurre lo contrario ya que no actúa como forma de adquirir derechos sino como forma de extinguirlos. ¿En qué casos se interrumpe el plazo prescriptorio? El plazo prescriptorio se interrumpe por: x x x x Reconocimiento de la obligación. ¿Cuál es el fundamento de la prescripción extintiva? El fundamento de la prescripción es de orden público. entendida esta como el derecho subjetivo o poder jurídico que faculta recurrir a los órganos jurisdiccionales para lograr la tutela jurisdiccional efectiva. por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en la ley se verá imposibilitado de exponer su pretensión al órgano jurisdiccional. 547. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 546. Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o tutela. ¿En que casos se suspende la prescripción? La prescripción puede ser suspendida en los siguientes casos: x x x x x x x x Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes legales. 548. 549. ¿En qué consiste la prescripción extintiva? Hablamos anteriormente de la prescripción adquisitiva como una de las formas de prescripción. sino a la pretensión. VIDAL RAMÍREZ señala que: “…la prescripción extintiva no extingue el derecho subjetivo ni a la acción.

2. En la caducidad no existe un solo artículo que señale que materias caducan y sus plazos. La prescripción extingue la acción pero no el derecho. 3. Tiene eficacia extintiva. La prescripción solo opera a pedido de parte. 551. 6. Opera a pedido de parte y de oficio. extingue el derecho y la acción correspondiente. 5. 4. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre las figuras de la prescripción y la caducidad? Dentro de las diferencias más saltantes que existen entre las figuras de la prescripción y la caducidad podemos mencionar las siguientes: PRESCRIPCIÓN 1. La caducidad extingue tanto la acción como el derecho. 2. 2001 del CC. 3. El término de la prescripción es susceptible de variación mediante la interrupción o la suspensión. su prueba radica en la constatación de que el plazo se ha cumplido. 552. La caducidad puede ser declarada de oficio o a pedido de parte. 6. el cual es el Art. 5. Tiene eficacia preclusiva. 4. Prueba de la Caducidad Como la caducidad está determinada por el transcurso del tiempo y su plazo tiene por características la de ser perentorio y fatal. Las materias a prescribir y sus plazos están previstos en un solo artículo. El término es rígido. motivo por el cual las partes no pueden pactar el mismo. Los plazos de caducidad son establecidos por la ley. CADUCIDAD 1. • 184 • . Se trata de una inactividad referida a un comportamiento específico. sino que se desprende a lo largo de todo el ordenamiento jurídico.DERECHO CIVIL • • • exponer la pretensión y con el derecho a la pretensión misma o como dice nuestro Código Civil. La inactividad aplicable es genérica.

como es la del lugar de la celebración del matrimonio. Pág. 34 RUBIO CORREA. Los tratados internacionales. ESPINOZA ESPINOZA. MONROY GALVEZ. ¿Por qué se permite aplicar la ley extranjera? La Ley aplicable está acomodada a la relación jurídica inter partes. Las normas de derecho internacional privado no solucionan el sistema jurídico. Walter. 2001. presumiéndose la reciprocidad. cuando se forma el embrión en la matriz endometrial. SEIJAS RENGIFO. 31. 72. La ley. Simplemente escogen que ley será aplicable a la cuestión controvertida y será está la que le dé la solución requerida. No será aplicable la ley peruana o la paraguaya en estos casos si los contrayentes son de esa nacionalidad. Si se celebra un matrimonio en Italia. Gaceta Jurídica Editores. Pág. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo I”. . Pág. en este presente trabajo podemos reducirlas (por su importancia) a las siguientes: . Nociones generales de las materias del Derecho Internacional Privado El Derecho Internacional Privado es la porción de derecho nacional que estudia la relación jurídica privada y pública derivada del tráfico internacional. Lima – Perú. “Para Leer el Código Civil – Tomo I”. Gráfica Horizonte. La costumbre internacional. “Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984”. SEIJAS RENGIFO. porque se acomoda a la relación jurídica inter partes. 2003. Juan. El EXEQUATUR El Código Procesal Civil peruano establece que el reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero se interponen ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior en cuya competencia territorial tiene su domicilio la persona contra quien se pretenda hacer vale. Cit. Pág. Pág. NOTAS ______________________ 1 O en todo caso del derecho procesal civil. Op. Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú. 119. GUTIERREZ CAMACHO. . 2003. Marcial. Teresa de Jesús. 63. RUBIO CORREA. Juan. La jurisprudencia. . 84. 556. ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Internacional Privado? En doctrina se establece una serie de clasificaciones sobre las fuentes de esta parcela del Derecho. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo I”. el juez aplica la ley italiana en caso de una petición judicial de los contrayentes. sin embargo. Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. 2 3 4 5 6 7 8 9 • 185 • . 2003. Op. Pág. Los principios generales del Derecho.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM XI. Lima – Perú. Producida a los 14 días de la concepción. 555. Gaceta Jurídica Editores. Pág. Cit. . La doctrina de los juristas. 277. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 553. Lima – Perú. 554. ya que la derogación de las leyes se constituye en un tema relacionado íntimamente con el derecho procesal. 1986. . “Derecho Civil”.

Pág. Pág. 384. Op. Pág. Lima – Perú. 431. Lima – Perú. 503. BARCHI VELAOCHAGA. Cit. Gaceta Jurídica Editores. PALACIOS MARTINEZ. 21. 2002. Jurista Editores. 84. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo II”. Pág. 2002. 2007. 2006. Cit. Juan. ESCOBAR ROZAS. Lima – Perú. Pág. Augusto. César A. 325. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo VI”. Max y otro. PALACIO PIMENTEL. 416. 460. Pág. FERRERO. 2001. Lima – Perú. Fernando. “El Contrato en General – Tomo I”. “Derecho de las Personas”. Cuarta Edición. “Las obligaciones en el Derecho Civil Peruano”. GONZALES BARRÓN. Pág. Eric. Lima – Perú. Günther. Felipe. SEIJAS RENGIFO. Octava Edición. Gaceta Jurídica Editores. Pág. 115. Lima – Perú. PALACIOS LEÓN. 285. Pág. PAZOS HIYASHIDA. Editora Jurídica Grijley. 255. José.Perú. Cit. CASTILLO FREYRE. Gaceta Jurídica Editores. Lima – Perú. 2003. Gaceta Jurídica Editores. Gaceta Jurídica. 95. Manuel. Lima – Perú. Alejandro. “Acto Jurídico”. 129. Lima – Perú. Gaceta Jurídica Editores. Pág. BELTRÁN PACHECO. Pág. Nélida. Gaceta Jurídica Editores. OSTERLING PARODI. Cit. 250. “Curso de Derechos Reales”. 38. Op. “Derecho Civil Patrimonial – Didáctico”. Cit. Pág. Sexta Edición. Pág. H. Pág. Pág. Op. LEÓN BARANDIARÁN. 2004. FERRERO. Pág. Pág. Pág. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo IX”. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo IX”. Lima – Perú. Lima – Perú. Op. DE LA PUENTE Y LAVALLE. 2007. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo X”. 621. Mario. Jorge. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 • 186 • . Pág. Debemos entender como negligencia aquella actitud demostrada por una persona en la que para realizar una determinada actividad no cumple con los cuidados que exige la actividad que realiza a sabiendas de que el hecho puede producir consecuencias negativas. “Derecho de Familia”. Editorial Huallaga. Escuela de Graduandos Águila Calderón. DE LA PUENTE Y LAVALLE. Cit. Lima – Perú. 2004. 655. Pág. 2004. Op. BUENO-TIZON IBARRA. Editora Jurídica Grijley. Gaceta Jurídica Editores. VIDAL RAMIREZ. “Las Obligaciones”. FERRERO. 1997. “Tratado de Derecho de Sucesiones”. “Estudios sobre el Contrato de Compraventa”. 2003. 38. 389 – 390. 2007. 2003. Op. Gaceta Jurídica Editores. 239. 94. 913. 2003. Citado por FERNANDEZ FERNANDEZ. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo VI”.DERECHO CIVIL • • • 10 11 12 13 14 ESPINOZA ESPINOZA. Lima – Perú. Cit. 25. Ediciones Legales. Lima – Perú. Pág. Gustavo. 2003. Freddy. 2005. Pág. Gaceta Jurídica Editores. Luciano. Lima – Perú. 288. LEÓN BARANDIARÁN. MALLQUI REYNOSO. Pág. Javier. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo I”. Palestra Editores. DE LA PUENTE Y LAVALLE. Pág. Lima – Perú. En “Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas – Tomo VIII”. PALACIO PIMENTEL. Editorial San Marcos. Pág. Lima – Perú. Lima . 345. 2004. Op.

DERECHO PROCESAL CIVIL .

etc.). respecto de toda las formas posibles de establecer un medio que permita al Juez arribar a una • 189 • . P. veracidad y buena fe. por ejemplo). La noción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva implica. para efectos prácticos describimos a continuación los principios considerados por el Código Procesal Civil: a) Derecho a la Tutela Jurisdiccional. P. ello a fin de formarse una opinión y resolver el conflicto o la incertidumbre jurídica. de actuar con lealtad. La segunda implica que el proceso se lleve a cabo entre los mismos sujetos que integran la relación jurídica sustantiva o comúnmente denominada material. será el logro de la paz social en justicia. El principio de dirección representa la parte contraria del Principio Dispositivo. c) Fines del Proceso e Integración de la Norma Procesal. en sentido abstracto. que a su se constituye como aquellos presupuestos procesales indispensables para que el juzgador pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo de la cuestión controvertida. FJ. Su contenido protegido no se agota en garantizar el “derecho al proceso”. sino también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados Expediente Nº 0010-2001-AI. que es la regla general. Así. De otro lado. Nos referimos a interés y legitimidad para obrar. en términos de un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto. por el cual el Juez era esencialmente pasivo. probidad. el principio de conducta procesal implica aquella imposición a todos los sujetos que intervienen en el proceso (las partes. por el que el papel del Juez investiga los hechos valiéndose de todos los medios a su alcance con dicho propósito. El primero viene a se materializa como la necesidad de solicitar tutela jurídica efectiva al Poder Judicial como único y último medio válido para solucionar el conflicto de intereses o la situación incierta en concreto. y en general. FJ. que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos. de los medios probatorios que pudieran ofrecer. En sentido concreto. Con ello nos referimos a la exigencia que todo justiciable debe cumplir antes de acudir al órgano jurisdiccional y pretender la resolución de un conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. La excepción de la exigencia de interés y legitimidad. En virtud al Principio de Inmediación el juzgador se encuentra en la obligación de mantener un trato directo e inmediato con la actuación de las partes dentro del proceso (en las audiencias por ejemplo). 6). . Mientras que la finalidad del proceso. d) Principio de Iniciativa de Parte y de Conducta Procesal. Esto quiere decir que el Juez tiende agilizar el proceso. limitándose tan sólo a observar la actividad de los sujetos procesales y resolver en consecuencia. e) Principio de Inmediación. Concentración. 29/03/06. De esta forma el Estado mantendrá la eficacia del ordenamiento jurídico en general. respecto de los hechos alegados por éstos. 26/08/03. si en el desarrollo del proceso se advirtiera vacíos o deficiencias de la ley procesal. Economía y Celeridad Procesal. b) Dirección e Impulso Procesal. ella deba ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas (Expediente Nº 0004-2006-AI. El Juez esta facultada para sancionar a los actores procesales que no obren con sujeción a los valores procesales mencionados. dichas falencias serán integradas de tal forma que no se altere la persecución de los fines antes indicados. el principio de impulso procesal se viene a constituir como un elemento de dinamicidad dentro del proceso. el fin del proceso es el hacer efectivo los derechos sustantivos al momento de la resolución de un determinado conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. sus abogados. En ese contexto. no es aplicable a las entidades autorizadas para la defensa de intereses difusos o colectivos (el Ministerio Público. entendido como facultad de excitar la actividad jurisdiccional del Estado y de gozar de determinadas garantías procesales en el transcurso de él.10). En ese sentido. el Principio de Dirección se constituye en la manifestación pura del sistema Inquisitivo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 557. ¿Bajo qué principios se rige nuestro sistema jurídico proceso civil? Institucionalmente discrepamos con el tratamiento que nuestra legislación da a los “principios procesales” que en el pensamiento de Briseño Sierra y Alvarado Velloso serían en su mayoría reglas procesales. El principio de iniciativa de parte representa lo que en doctrina se conoce como condiciones de la acción. y conducirlo en forma independiente a los actos realizados por las partes.

Su contrapeso resulta ser el principio de congruencia. los actos procesales de las partes deben corresponder a determinada etapa. establece que las -formalidades. en pertenencia del proceso como instrumento público del órgano jurisdiccional. idioma. salvo las excepciones señaladas en la propia ley. se arguye que la revisión por el superior concede la posibilidad concreta de subsanar los errores procesales. No es lo mismo decir de naturaleza de derecho público y de orden público. de ser el caso. j) k) Principio de Contradicción. a fin de que éste pueda hacer valer su derecho de defensa y rebatir la pretensión. etc. en su caso. sin embargo el Juez tiene la facultada para adecuar su exigencia al logro de los fines del proceso. concentrándolos o agrupándolos en un solo acto. por ser de de naturaleza de derecho público. dichos instrumentos. Sin que ello signifique el incremento de las actuaciones procesales. Por este principio el Estado concede gratuitamente la prestación jurisdiccional. Este principio presta seguridad y garantía a los litigantes. Al estar dividida la actividad procesal. • 190 • . por religión. el litigante de mala fe. según nuestra normatividad procesal. m) Eventualidad. proponiendo la adopción de una determinada medida o sancionándolas. Principio de Doble Instancia. El primero de ellos enseña que las normas procesales. en razón a que el Principio de Concentración postula el desarrollo del proceso en un menor uso posible de actos procesales. estos dejan de pertenecer a quienes los ofrecieron. desde el momento en que son admitidos e incorporados al proceso. pues la segunda de ellas es de carácter absoluto (vinculante). Sin que ello signifique un pronunciamiento ultra petita (más allá del petitorio). en la emisión de las resoluciones judiciales y así mismo. A falta de formalidad establecida. en etapas. Encuentra su sustento en el principio de bilateralidad. l) Adquisición. Significa que todos los instrumentos ofrecidos por las partes. No restringiéndolos o eliminándolos como propone el Principio de Economía Procesal en razón a la inutilidad o a lo innecesario que pudiera resultar su desarrollo (esto último no debe afectar el derecho de defensa ni a la realización de ciertos actos de obligatorio cumplimiento).DERECHO PROCESAL CIVIL • • • decisión fundada en la convicción real y natural como producto de la valoración de las actuaciones de las partes. i) Principio de vinculación y de Formalidad. Esto se manifiesta en la información previa y oportuna de un acto procesal. razón por la cual el juzgador se encuentra en la obligación de aplicar la norma jurídica que corresponda a la situación concreta. El Principio de Celeridad Procesal pregona la realización de los actos procesales dentro de los plazos establecidos en la ley. a través del recurso de apelación. a la parte contraria.previstas en la ley procesal son imperativas. Esto se hace viable. convirtiéndose de ese modo. de ese modo se constituye como un mecanismo de control frente a las maniobras dilatorias. por reiterativos o inútiles. A este principio también se le conoce con el nombre de Preclusión. será válido cualquiera sea la formalidad empleada. El Principio de Formalidad por su parte. que significa que cada una de las partes debe tener razonable oportunidad de audiencia y de prueba. evitando así cualquier forma de discriminación. para evitar errores judiciales y las conductas dolosas o culposas de los jueces de primera instancia. g) Juez y Derecho (Iura Novit Curia). deba abonar las costas. En virtud del cual el Juez esta en la obligación de cautelar la igualdad entre las partes involucradas en el proceso. costos y multas. h) Gratuidad en el acceso a la Justicia. f) Socialización del Proceso. sexo. a diferencia de la primera. Constituye aquella presunción de derecho según el cual el Juez conoce mejor el derecho que las partes. fuera del cual (según los plazos establecidos) carecen de validez dentro del proceso. sin perjuicio de que el litigante vencido totalmente en un proceso. y en algunos casos a través del recurso de revisión. tienen carácter imperativo.

. En el caso de que se trate de varios inmuebles.. Competencia por razón del territorio. excepciones o defensas deducidas oportunamente.. constituye un medio por el cual la imparcialidad que debe caracterizar al órgano jurisdiccional. 558. como la nulidad de matrimonio.La competencia se determina por el valor económico del petitorio que el recurrente ha expresado en la demanda. Competencia por razón de turno. x 560. ¿Qué es la competencia y en razón de que aspectos se puede determinar? En la práctica. divorcio y patria potestad. La competencia se puede determinar en virtud de lo siguiente: x x x x Competencia por razón de la materia.Aquí la competencia se determina por el contenido del litigio. Competencia por razón de la cuantía.Aquí la competencia se encuentra determinada por cuestiones administrativas y en razón de la carga de las instancias judiciales. separación de cuerpos. en su primera parte de acceso a la justicia.La competencia se establece en virtud del espacio territorial asignado al juez para que ejerza jurisdicción. Por consiguiente. e. la jurisdicción (entendida como la facultad de administrar justicia) va a estar condicionada por la competencia. o) Publicidad. cuando se trate de pretensiones alimenticias. ¿Qué es la competencia facultativa? La competencia facultativa se encuentra regulada por el Código Procesal Civil y se constituye en un mecanismo que permite a la parte demandante. El juez del lugar donde ocurrió el daño. será expuesta de manera pública. entre estos supuestos podemos encontrar: a. Es evidente que nuestro Poder Judicial ha pasado en los últimos años por una crisis de la que no puede salir y uno de los problemas básicos es la dilatación de los procesos debido a la carga procesal. d. Competencia por razón del grado. será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos.. ello a fin de establecerse la existencia de una identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. El juez del último domicilio conyugal. • 191 • . b.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM n) Congruencia. Así.La competencia se establece en virtud de la jerarquía de los órganos jurisdiccionales. El juez del lugar señalado para el cumplimiento de una obligación. En ese sentido. el derecho de acción se encuentra concebido como aquella posibilidad que tiene una persona de acudir al órgano jurisdiccional con la finalidad de obtener la solución a un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. ya que sin él. régimen patrimonial. elegir facultativamente la competencia en atención a determinados supuestos.. al alcance de las peticiones formuladas por las partes. en el caso de temas de derecho de familia. 559. la competencia actúa como un filtro que establece que procesos debe revisar cada juez o lo que comúnmente denominamos jurisdicción. a esto último se le denomina tutela jurisdiccional efectiva. además de la competencia establecida en virtud del domicilio del demandado. El juez del lugar donde se encuentran los bienes. la vulneración del resto de derechos quedaría en la orfandad de protección. Esto respecto de ciertos actos procesales (las audiencias por ejemplo) en las que cualquier interesado tendrá libre acceso. la naturaleza de la pretensión y las disposiciones legales que la regulan. ¿En qué consiste el derecho de acción? Dentro del derecho procesal civil. tratándose de derechos reales. la idea de competencia implica la actividad de distribución de trabajo entre los jueces. Además de representar una garantía de la Administración de Justicia. El juez del domicilio del demandante. El derecho de acción es reconocido como un derecho fundamental bajo el ropaje de derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. Representa un principio que limita las facultades resolutivas del Juez. Para CARNELUTTI era el principal derecho. en el caso de pretensiones indemnizatorias por responsabilidad extracontractual. c.

facultades disciplinarias y facultades coercitivas. los secretarios de juzgado. a través de su representante. los relatores. la sociedad conyugal. ¿En qué consiste la figura del curador procesal? El curador procesal es un abogado nombrado por el juez a pedido del interesado y que puede intervenir en el proceso representándolo cuando se presenta alguno de los siguientes casos: • 192 • . de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema. promesa unilateral o pago indebido. Por ejemplo: Un menor de edad que resulta ser dueño de un inmueble podrá. la Ley orgánica del Poder Judicial o el Código Procesal Civil.. Capacidad para comparecer en un proceso. cuando se trata del pedido de parte. La norma nos establece dos supuestos en virtud de los cuales se puede establecer la existencia de capacidad: a) Capacidad para ser parte material en un proceso. facultades genéricas. este se podrá realizar a través de una excepción salvo que se trate de la competencia funcional que es la que se encuentra establecida por la Constitución.La capacidad para ser parte material en un proceso podría ser equiparada con la facultad de goce y debemos entender por ella la capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones al interior de un proceso. la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo. Por ello. tomar las medidas necesarias para ser parte material en un proceso. En el ejemplo anterior. ¿Cuál es la regulación que otorga el Código Procesal Civil a los órganos jurisdiccionales y a sus auxiliares como sujetos del proceso? Debemos señalar que la función del juez y de los auxiliares que trabajen con él es de derecho público y que la justicia civil es ejercida por los jueces de Paz. por lo que sus derechos será protegidos por sus padres o tutores. 562. Evidentemente. la competencia no es una situación que pueda ser establecida por la voluntad de los jueces sino que responde a disposiciones establecidas en la ley. debemos entender como auxiliares de la jurisdicción civil a los secretarios de sala. 563.. oficiales auxiliares de justicia y los órganos de auxilio judicial. cuando se perciba incompetencia ésta podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte estableciéndose la nulidad de acto o actos procesales que se han realizado y la conclusión del proceso. b) 564. Podrán ser parte material en un proceso toda persona natural o jurídica. “La competencia funcional sólo podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte hasta antes de expedirse el auto de saneamiento procesal” (Casación Nº 2620 – 98 Loreto).DERECHO PROCESAL CIVIL • • • f. Por último. El juez del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de imponerse las demandas de rendición. los órganos constitucionales autónomos. el menor dueño del inmueble no tendrá capacidad para comparecer a un proceso.Se entiende por ella la capacidad que tiene una persona de acudir por sí mismo ante el órgano jurisdiccional u otorgar representación en virtud de que puede disponer libremente de sus derechos. en el caso de prestaciones derivadas de la gestión de negocios. enriquecimiento indebido. la capacidad tiene una doble connotación. Para el desarrollo de sus funciones los jueces se encuentran premunidos de deberes. “Cuando se demanda como única pretensión la indemnización por daños y perjuicios derivados del cumplimiento defectuoso de una obligación no resulta aplicable la competencia facultativa del lugar del cumplimiento de la obligación” (Casación Nº 2365 – 99 Lima). El juez del lugar en que se realizó o debió realizarse el hecho generador de la obligación. ¿Cómo se procede en caso que exista incompetencia? Como dijimos anteriormente. de aprobación o desaprobación de cuentas o informes de gestión. los de Paz Letrados. 561. g. ¿Qué debemos entender por capacidad procesal? En materia procesal. Podemos relaciones este tipo de capacidad con la llamada capacidad de ejercicio. Civiles.

Representación obligada. Dentro de la representación obligada podemos encontrar a la representación legal. gerente. en virtud de la cual la ley dispone la forma de representación (tutor.Se refieren únicamente a facultades de administración y potestades generales. podemos decir que a pesar de que una persona cuenta con capacidad para participar al interior de la litis. decide facultar a otra persona para que lo represente en el proceso. para reconvenir o contestar demandas. (merece) un obligatorio pronunciamiento (…)” (Casación Nº 2952 – 2001 Lambayeque). ¿Qué facultades se pueden otorgar a través de un poder? En este punto nos queremos referir al apoderado judicial y a las facultades que este puede tener al interior de un proceso. actuando dentro de los límites de su poder. por lo que es necesario nombrar un representante. para desistirse del proceso o de la pretensión. procurador. quien es representado por su curador. padres. el mismo que puede ser designado por escritura pública o por acta ante el juez. ausencia o impedimento del representante del incapaz. x Cuando exista falta. tratándose en este caso del curador procesal. haciendo recaer sobre ésta los efectos jurídicos emergentes de su gestión. Por ejemplo: Para conciliar. Por ejemplo el caso de un interdicto. 566.Son aquellas que se otorgan para la realización de actos de disposición de derechos sustantivos y adjetivos. 565.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM x Cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado. la norma positiva auxilia a aquellos sujetos de derecho que tienen limitaciones o impedimentos para actuar directamente en un proceso. b) Facultades especiales. establece que el nombramiento de curador procesal se produce a pedido del interesado.). Podemos encontrar las siguientes modalidades de representación: a. o la representación judicial en la que es el juez quien decide cuando la persona deba ser representada en el proceso. En ese sentido. Por ejemplo: La presentación de escritos. “El artículo sesenta y uno del Código Adjetivo.En cuanto a este tipo de representación. curador.La representación obligada es aquella en la que la parte material carece de capacidad procesal.. incierto o con domicilio o residencia ignorados. Dentro de este tipo de representación vamos a encontrar al apoderado judicial. x Cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación procesal por incapacidad de la parte o de su representante legal. realiza actos en nombre de otro llamado representado. FACULTADES DEL APODERADO JUDICIAL • 193 • . “En materia de representación procesal rige el principio de literalidad del poder por el cual las facultades especiales no se presumen sino deben conferirse expresamente” (Casación Nº 2483 – 99 Amazonas).. Representación voluntaria. b. entendiéndose por otorgadas para todo el proceso.. x Cuando no comparezca el sucesor procesal. las mismas que podemos dividir de la siguiente manera: a) Facultades generales. etc. ¿Qué es la representación procesal y que modalidades de ella pueden presentarse en la práctica? Podríamos definir a la representación procesal como una relación jurídica de obligatorio o voluntario en virtud de la cual una persona llamada representante. por razones personales o de conveniencia. siempre que corresponda.. pedido que.

. se plantea una demanda sobre obligación de dar suma de dinero contra el deudor principal y el avalista. Ejemplo: Demanda de obligación de dar suma de dinero o de entrega de automóvil.El demandado puede elegir cualquiera de las pretensiones demandadas en la ejecución de la sentencia. Objetiva.. Originaria.La acumulación de pretensiones aparece después de la demanda.Después de la interposición de la demanda aparecen más demandantes o demandados. Subjetiva.Las pretensiones tienen el carácter de subordinadas. 568. o porque la sentencia a expedirse puede afectarlos. ACUMULACIÓN Sucesiva..Existe acumulación de pretensiones Subordinada..La acumulación es de sujetos procesales Sucesiva. en estricto sólo litisconsorcio sería el necesario.La acumulación se presenta en la demanda. esto es. Por ello.. Una empresa de transportes se incorpora al proceso antes de la audiencia de saneamiento debido a que la demanda solo fue dirigida al chofer. por problemas terminológicos –una vez mástambién comprende al facultativo.Al presentar la demanda se advierte la presencia de dos o más demandantes o demandados.. • 194 • ... el desamparo de una nos lleva al pronunciamiento respecto de la otra..La realidad es muy rica respectoa estos casos En la realidad se presentan frecuentemente procesos con una pluralidad de sujetos o de pretensiones o de ambas. Puede acumularse accesoriamente hasta antes de que se expida el auto de saneamiento procesal. Alternativa.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • 567. ¿Qué es la acumulación y cómo la podemos clasificar? La acumulación es la institución jurídica procesal que explica la naturaleza de aquellos procesos denominados como procesos en los que se puede advertir la presencia de más de una pretensión o más de dos personas en un proceso. Ejemplo: Demanda de nulidad de acto jurídico y anulabilidad de acto jurídico. Podemos clasificar a la acumulación de la siguiente manera: Originaria. Ejemplo: el pago de costas y costos o los alimentos en el caso del divorcio. la acumulación es fundamental en el desarrollo del conocimiento procesal. ¿Qué es el litisconsorcio y cómo se clasifica? El litisconsorcio se constituye en una acumulación subjetiva en virtud de la cual dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o como demandados por tener una misma pretensión o pretensiones conexas. En estricto litisconsorcio se traduce como “con igual suerte en el proceso”. Ejemplo: Demanda de resolución de contrato y reconvención por indemnización. Sin embargo.Tiene el carácter de satélite respecto de la pretensión principal. Por ejemplo. Analicemos su clasificación. Accesoria.

necesariamente debe hacerlo fundado en una causa legal aplicada razonablemente. debe atender a finalidades razonables. en cuyo caso el primer acreedor hipotecario estará en condiciones de iniciar un proceso de tercería sobre derecho preferente de pago. debemos entender por ésta a la combinación de los dos tipos de litisconsorcio precedentes. Por ejemplo. de las partes y de terceros legitimados. b) Litisconsorcio facultativo.. lo que se decida en ésta instancia puede beneficiarlo o perjudicarlo directa o indirectamente. por ello cuando el juez niega ese acceso. ¿Qué es la intervención de terceros? La intervención de un tercero en el proceso tiene como fundamento el interés que éste pueda tener en el resultado del mismo. es evidente que cada demandante tiene su propia pretensión y la sentencia no necesariamente será igual para ambos. y está íntimamente vinculado al derecho a la tutela jurisdiccional.En este tipo de intervención el tercero actúa como un colaborador y ha acreditado el mínimo de interés aceptado para permitir su intervención en el proceso. c) Intervención excluyente principal.. de tal manera que no se lesione ese derecho fundamental” (Casación Nº 938 – 98 Lima). El Código Procesal Civil regula lo referido a la intervención de tercero y lo clasifica de la siguiente manera: a) Intervención coadyuvante. por lo que tiene un interés personal en la pretensión que se está sustanciando. ¿Qué son los actos procesales y cómo deben desarrollar dentro de un Proceso Civil? Los actos procesales son aquellos actos jurídicos de contenido procesal.Aquí nos encontramos frente a un tercero que puede resultar afectado directamente con el resultado del proceso. • 195 • .. solo lo hacen algunas pero la decisión recaerá sobre todas. c) Litisconsorcio cuasinecesario. 569.. en un proceso de alimentos en el que la madre demanda en nombre propio y a nombre de sus hijos. Ejemplo: El caso de una demanda sobre nulidad de compra venta de un bien perteneciente a sociedad conyugal. podrían verse afectadas con lo que se resuelva en el proceso al existir alguna conexión.Se presenta cuando dos personas comparten la calidad de parte material y participan en la relación sustantiva. “Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta a los litisconsortes de modo uniforme. Por ejemplo. Por ejemplo: El acreedor que interviene en el proceso de reivindicación que tiene su deudor. quien realizó la venta. “El acceso a un proceso entablado. 570. ya que sin constituirse en parte material de la relación sustantiva. la demanda de impugnación de acuerdos presentada por un accionista y cuya sentencia final afectará a todos los accionistas.. porque éstos no tienen una limitación configurada por el tiempo y espacio del proceso. Por ejemplo: La incorporación de un accionista a un proceso iniciado por otro sobre nulidad de acuerdo. Por ejemplo: En un proceso sobre mejor derecho de propiedad el tercero participará aduciendo ser también el propietario del inmueble y expondrá sus puntos de vista. Se diferencia de los actos jurídicos civiles.Aquí el tercero interviene en el proceso con la finalidad de exponer su pretensión debido a que tiene una posición distinta de la que han expuesto las partes. en el que se presenta una situación en la que teniendo muchas personas la legitimación para exponer su pretensión... allí será necesario demandar tanto a quien compró el inmueble como al cónyuge de la demandante.Se configura cuando las personas que conforman la relación sustantiva son independientes pero. b) Intervención litisconsorcial. que pueden emanar de los mismos órganos jurisdiccionales.En este supuesto se permitirá la participación del tercero debido a que un bien sujeto a medida cautelar o pasible de ejecución es de su propiedad o lo considera así. d) Intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente. la sentencia sólo se tendrá por válidamente expedida si en el proceso han sido emplazados o comparecen todos ellos” (Casación Nº 680 – 2000 Ica). Por ejemplo: el caso de que el segundo acreedor hipotecario inicie un proceso de ejecución de garantías.Aunque el código no lo regula en forma taxativa.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM El litisconsorcio puede ser clasificado de la siguiente manera: a) Litisconsorcio necesario.

que son necesarios para permitir el dinamismo del mismo. se encargan de la ejecución de actos coercitivos y disciplinarios. Además que. . . Dentro de este punto nos vamos a referir a las actuaciones procesales tanto del Juez como de las partes. Siendo el responsable directo de la formación del mismo.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • no tienen naturaleza pública. luego de una labor interpretativa y de aplicar una norma objetiva al caso en concreto. Los últimos. . que producirá los siguientes efectos. es el pedido realizado por el juez del proceso. En ese sentido. no son interdependientes de otros actos procesales. AUTOS SENTENCIAS . entre otros. por un lado. El escrito debe hacerse a máquina u otro medio técnico. . Los actos procesales se rigen por el criterio de flexibilidad. se realizan a través de las notificaciones. por ello carecen de parte considerativo o resolutiva.Cuentan con una parte expositiva. redactado por un solo lado y en doble espacio. reconvención. la participación que deben tener obligatoriamente. La cosa juzgada constituye una cualidad de la sentencia. Lo que se viene a denominar expediente. a lo largo del proceso. ni tampoco obedecen al Principio de Preclusión para la oportunidad de su actuación. emitan. Al iniciarse un proceso con la interposición de la demanda. . en cambio. etc. considerativa y resolutiva.Carece de fundamentación. autos y sentencias).Se caracterizan por la simplicidad de su contenido. a fin de encomendar la realización de la misma. por ejemplo). en cuanto a los actos de comunicación del proceso. DECRETOS | . resoluciones y medios probatorios que se presenten. necesariamente. que se constituye con el conjunto de documentos. esta deberá plasmarse en forma concreta. en diversos actos jurisdiccionales (en las audiencias. a otro juez. inmutabilidad y coercibilidad. cuentan con una parte considerativa y resolutiva. agregado el imperium. . De otro lado. la sentencia. por tanto. oficios y exhortos.Tienen por objeto resolver la admisibilidad o inadmisibilidad. declarando el derecho de las partes. cuando una actuación judicial debe realizarse fuera de su competencia territorial. un carácter definitivo. por cuanto su exigencia no es de carácter absoluto. Los primeros tienen por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. en la mayoría de los casos. modificación o extinción de derechos y cargas procesales. en escritos. aunque excepcionalmente puede declarar la invalidez de la relación jurídica procesal. que representa aquello que ya ha sido objeto de una decisión judicial. Los cuales se materializan. la actuación del Juez. • 196 • . quien es el director del proceso. los Auxiliares Jurisdiccionales. como también.Pone fin al proceso.a efectos de viabilizar alguna información determinada. entre otros. Adquiriendo así. los segundos permiten a que el juez se dirija a funcionarios públicos -que no son parte en el proceso.El Juez se expresa en forma expresa. procedencia o improcedencia de la demanda. Los actos procesales de las partes se circunscriben a la constitución. respecto de quienes fueron parte en el proceso: inimpugnabilidad. precisa y motivada sobre el litigio. Los mismos que deben reunir una serie de requisitos contemplados entre los artículos 130º y 133º del Código Procesal Civil.Tienen por objeto el impulso del proceso. en tanto se oriente al logro de los fines del proceso. se materializa a través de la emisión de resoluciones (decretos.Deben estar debidamente motivadas. según sea el caso.

esto en razón a que no vulneran formalidades esenciales del proceso. la calidad de cosa juzgada.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 571. Para efectos de un proceso justo es intrascendente que puedan estar originados en conductas culposas. ocurre lo contrario. omisivas o dolosas. b) Precisar. La nulidad puede ser absoluta o relativa. la defensa que no se pudo llevar a cabo como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. b) Trascendencia. por el que la nulidad sólo se sanciona por causa establecida en la ley. Resolución que declara la nulidad. En el primer caso resolverá la nulidad el Juez de primera instancia. ello debido a vicios o irregularidades que afecten concretamente el derecho a un debido proceso. • 197 • . Las nulidades absolutas son susceptibles de ser declaradas de oficio. si fuera el caso. En el segundo caso. 572. puesto que de ser después. y (a pedido del agraviado) la orden del resarcimiento por los daños y perjuicios causados. supuesto de nulidad relativa. y en el segundo caso la Sala Civil. Oportunidad El pedido de nulidad deberá ser formulado en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo. por el que la nulidad sólo procederá cuando el acto procesal cuestionado careciera de requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. con el objeto de pedir la nulidad de una sentencia con calidad de cosa juzgada o el acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso (siempre que los mismos hayan sido seguidos con dolo. también se les conoce como remedios procesales. ¿Cuáles son los requisitos para formular la nulidad de un acto procesal y en qué oportunidad debe plantearse? Requisitos a) Acreditar el perjuicio irrogado por el acto viciado. ¿Qué es la nulidad procesal y bajo qué principios se rige? La nulidad de un acto procesal significa su ineficacia por devenir dicho acto en inválido. la nulidad no podrá hacerse extensiva sino únicamente al acto que la motivó. colusión o afectando el derecho a un debido proceso).en ese sentido ordenará que se reponga el proceso al estado inmediatamente anterior a la producción del vicio procesal. por el que el Juez se encuentra facultado para integrar una resolución cuando haya omitido pronunciarse sobre algún punto principal o accesorio. fraude. en auto de especial pronunciamiento. ¿Qué se entiende por nulidad de cosa juzgada fraudulenta? La nulidad de cosa juzgada fraudulenta se instaura a través de un nuevo proceso (de conocimiento). la imposición al responsable del pago de las costas y costos del proceso. en virtud del cual. puesto que pueden ser objeto de subsanación y convalidación. e) De integración. no habrá nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. dentro de los seis meses de ejecutado o de haber adquirido la sentencia o acuerdo. En el primer caso se caracteriza porque no es posible de ser subsanado o convalidado. En la doctrina garantista se conoce como irregularidad procesal. La resolución –motivada. son: a) De legalidad. En ambos casos se resolverá previo traslado a la otra parte. hasta antes de la emisión de sentencia. c) De convalidación. Los principios bajo los cuales se rige la nulidad. que quedará revalidada con la presunción de consentimiento o con la aceptación del interesado. y f) De independencia. es decir. 573. Dicha resolución deberá contener la orden de renovación del acto o actos procesales afectados y las medidas que tiendan al logro de tal finalidad. únicamente podrá alegarse la nulidad en el recurso de apelación. c) Acreditar interés propio y específico en relación al pedido. d) Subsanación.

Si la solicitud correspondiente se presenta antes de la interposición de la demanda. y esta es concedida. • 198 • .para demostrar. la verdad o falsedad de sus afirmaciones respecto a las pretensiones que pudieran perseguir. lo que no significa que se deje liberada la obligación de acreditar los requisitos antes señalados. pudiendo ser solicitado antes o durante el proceso. en razón a que éstos serán admitidos siempre que guarden relación con los puntos controvertidos dentro de la litis). será aprobada automáticamente. de ninguna manera afectará a los terceros de buena fe y que a título oneroso hayan adquirido un derecho sobre la sentencia declarada nula. 574. Contradicción (referida al conocimiento que cada parte debe tener de las pruebas ofrecidas por la parte contraria). El apoderado del auxiliado designado en la resolución que concedió el auxilio en mención tiene las facultades del curador procesal –de comparecencia al proceso y de intervención en él. y Pertinencia (este principio está orientado a limitar el ofrecimiento de los medios probatorios. y poniéndose al descubierto el cese de las circunstancia que motivaron la aprobación del auxilio judicial e. por tener carácter de declaración jurada. bajo qué principios se rigen. se le impondrá al indebidamente auxiliado una multa. Los medios probatorios pueden ser objetos materiales. lealtad y buena fe. ¿A qué se denomina medios probatorios. será valido sólo por los treinta días siguientes. Declarada la nulidad. Se rige por el principio de la función jurisdiccional y el de la gratuidad de la administración de justicia. Tal solicitud (formato aprobado por el Órgano de Gobierno del Poder Judicial). cuáles son sus requisitos y qué connotaciones tiene dentro del proceso? Es aquella institución de naturaleza procesal orientada a eximir a una de las partes de los gastos del proceso.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • Dicha nulidad pueden ser demandada tanto por las partes. deberá el beneficiado comunicarlo al Juez para que declare su finalización. Se rigen por los siguientes principios: a) b) c) d) Legalidad (la ley es la única que puede darle la calidad de tal). la prueba debe ofrecerse y actuarse dentro de los plazos previstos por la ley procesal correspondiente). De terminar a situación económica que dio lugar al auxilio judicial. y que el peticionante presente en la dependencia judicial correspondiente la solicitud respectiva. Para tal efecto sólo proceden la medidas cautelares inscribibles. y que contendrá la propuesta de designación del abogado apoderado. pese a que se ordenará la reposición de las cosas al estado que corresponda. documentos.y las que le concede el auxiliado. probidad. la falsedad de lo declarado en la solicitud respectiva. El apoderado deberá ajustar su conducta a los deberes de veracidad. o terceros ajenos al proceso que se consideren directamente agraviados por la sentencia o el acuerdo. fotografías. Oportunidad (en virtud del cual. 575. previa acreditación del perjuicio sufrido y el interés legítimo que cuentan. Los requisitos son: Que quien lo solicite no tenga recursos para cubrir el costo procesal. sin perjuicio de las acciones judiciales que diera lugar. qué debemos entender por carga de la prueba y qué implicancias tiene dentro de un proceso civil? Los medios probatorios son aquellos instrumentos con que cuentan las partes –y sólo ellas. ¿Qué es el auxilio judicial. inclusive. Quien obtenga la aprobación del auxilio judicial tiene que poner en conocimiento del Juez que conocerá o conoce la causa de tal situación. conductas humanas realizadas sujetas a determinadas condiciones (declaración de parte). presentando un escrito al cual anexará la constancia de aprobación de la solicitud a que se hizo referencia en el párrafo anterior. De no obrar en ese sentido.

no contiene declaraciones de la persona que los suscribe o emite. sometido al control de los litigantes y a su admisibilidad por parte del órgano jurisdiccional. es decir. a petición de uno de los sujetos procesales. Sobre el particular cabe precisar que es errada tal clasificación en razón a que en realizad todas las pruebas se concretan a las señaladas expresamente en el Código Procesal Civil. La prueba obtenida en un proceso posee valor probatorio cuando no haya sido afectada por irregularidades en las formalidades establecidas por ley. La pericia puede ser voluntaria o legal. arte o ciencia. en la que se resolverán las cuestiones probatorias (tachas y oposiciones) y se actuarán los medios probatorios que fueron admitidos en el saneamiento probatorio a efecto de que sean valorados por el Juez al momento de resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. en Derecho de Familia por ejemplo-. Representa la declaración jurada que presta una persona extraña al proceso. En el segundo caso. Y se clasifican en: típicas y atípicas. Inspección judicial. constituye uno de los actos de gran trascendencia dentro del proceso civil. inmediata y personalísima del Juez. La declaración testimonial. Los documentos. los documentos públicos vienen a ser una subclasificación de un documento declarativo que serán otorgados o autorizados por funcionarios públicos o por quien tiene las facultades de depositario de la fe pública. En el que se hace manifiesta la participación directa. debiendo actuarse con la dirección del Juez. b. Se caracteriza por ser eminentemente técnica y objetiva. La declaración de parte. Es la deposición que realiza el justiciable de aquellos hechos propios de materia de controversia. según medie la voluntad de las partes o un mandato legal. • 199 • . con el fin de aclarar afirmaciones o contradicciones que las partes expresan o discuten. salvo en los casos de Derecho de Familia. que no cumpla con los requisitos especiales del medio probatorio solicitado y que la prueba ofrecida sea posible en cuanto a su actuación. quien tenga interés en el resultado del juicio. que no se haya expresado la pretensión genérica ni las razones que justifiquen su actuación en forma anticipada. Es la etapa de actuación previa de pruebas que tiende a preparar un proceso que en el futuro ha de iniciarse. Será válida siempre que se actúe judicialmente. La Prueba Anticipada. No tiene carácter vinculante. según disposición del Juez. El requerido a efectuar una prueba anticipada puede oponerse al mismo en los siguientes casos: el peticionante carezca de legitimidad para accionar. según sea el caso. también puede ser dispuesto de oficio por el Juez Esta diligencia es indelegable. Son todos los escritos u objetos que sirven para acreditar un hecho. Hay oportunidad de hacer preguntas nuevas y también pedir aclaraciones a las respuestas. c. respecto de la valoración que debe realizar el Juez. No procede de oficio y están prohibidos: el incapaz absoluto -salvo excepciones previstas en la ley. el cónyuge o concubino. a través del cual se puede conocer los hechos materia de conflicto entre las partes. el condenado por algún delito que afecte su idoneidad. ante quien concurren las partes a fin de actuar en forma oral aquellas pruebas que se ofrecieron en los actos postulatorios. Es la verificación de hechos por personas especializadas en determinado oficio. Se pueden ofrecer hasta tres testigos por cada hecho controvertido y en ningún caso puede ser mayor de seis. con la finalidad de acreditar lo negado o cuestionado en el proceso por la otra parte. dentro de las típicas: a. que se hará a pedido de parte o de oficio. Es aquél medio probatorio de evidencia directa. y el magistrado y los auxiliares de justicia. Se trata de un proceso excepcional por cuanto las pruebas dentro de cualquier proceso se actúan después de la postulación del proceso y la determinación del objeto de litigio. a diferencia del primer. realizado a través de los sentidos. Se clasifican en declarativos y representativos. d.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM La carga de la prueba no es sino la obligación de las partes integrantes de la relación jurídica procesal de acreditar los hechos alegados en el proceso. La Audiencia de Pruebas. De otro lado. Para ello es necesaria la existencia de la legitimación del accionante (legítimo interés) y la existencia de una razón que justifique la actuación anticipada de dicha prueba. quien también puede disponer dichos requerimientos. La pericia. en el proceso que conocen. la fotografía por ejemplo. Todo ello sobre la base de un pliego interrogatorio que deberá acompañarse a la demanda o contestación de ésta en sobre cerrado. Debe ser ofrecida por las partes en la etapa postulatoria. los que tengan relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad. entendiendo por ello como la manifestación del pensamiento representado a través de la escritura. e.

la tacha puede interponerse contra la declaración de parte. El reconocimiento tiene el mismo tratamiento que el allanamiento.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • Las Cuestiones Probatorias. procesalmente puede ser utilizada como impedimento y medio impugnatorio. La conciliación se llevará a cabo ante un Centro de Conciliación elegido por las partes. La primera de ellas se constituye como una forma de impugnación cuyo objeto es quitar de validez a un medio probatorio. formal. y en qué casos procede? La forma común de llegar a la finalización de todo proceso es a través de la expedición de la sentencia. Las partes pueden conciliar en cualquier etapa del proceso. Son aquellos medios que buscan invalidar o cuestionar determinada prueba típica (que también incluiría a las mal denominadas atípicas). La sentencia y algunas de estas formas conllevan una declaración sobre el fondo de la controversia (la conciliación. de carácter comunitario o aleatorio. Puesto que también existen otras formas: La conciliación. A través de la tacha y la oposición. Ello siempre que se trate de derechos disponibles (derechos patrimoniales). es decir. etc. puede el juez convocarla en cualquier etapa del proceso con el propósito de dar fin al proceso sin la necesidad de expedir sentencia. reconocimiento y la transacción judicial). ¿Cuáles son las formas especiales de conclusión del proceso. el allanamiento. Nuestra normatividad adjetiva también ha señalado algunos casos en los que también concluye el proceso. si ambas partes lo solicitan. que pone fin a la controversia que originó aquellos intereses en conflicto. ALLANAMIENTO Es aquél instituto procesal por el cual se expresa voluntaria y espontáneamente la conformidad acerca de la pretensión del demandante y también respecto de algún determinado acto procesal. de prestaciones recíprocas. de contenido patrimonial. por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas y decidan sobre algún asunto dudoso o litigioso. 576. Así por ejemplo. • 200 • . al quedar consentida una resolución que amparó una excepción o defensa previa sin que el demandante hubiera cumplido con sanear la relación jurídica procesal en el plazo correspondiente. y en los demás casos que por ley se permita. Y la oposición puede formularse respecto a su actuación (antes de la actuación de los mismos). RECONOCIMIENTO Instituto procesal en virtud del cual el demandado declara en forma expresa y voluntaria estar conforme con la pretensión del accionante y acepta como verdaderos los hechos afirmados por éste en la demanda así como la correspondiente base legal. no obstante. amparando las pretensiones de una de las partes. Mientras que la segunda. CONCILIACIÓN Se da cuando las partes aceptan (acuerdo) la propuesta de las pretensiones. Tanto el allanamiento como el reconocimiento pueden versar sobre la totalidad de las pretensiones y de los hechos consignados en a demanda o sino manifestarse dichos institutos en forma parcial. etc. el conflicto de intereses ya no sea un caso justiciable por haberse establecido legalmente así (declaración de abandono). el desistimiento. la transacción judicial. sin declaración sobre el fondo: cuando la pretensión de las partes no esté dentro de los alcances jurisdiccionales. indivisible. Así. serán declarados improcedentes cuando el demandado que se allane o plantee un reconocimiento no tenga capacidad para disponer el derecho discutido. reconocimiento. Pero la sentencia no constituye la única forma de dar por terminado un proceso. pericia. evitando así el pleito que podría promoverse o finalizar el que estuviese iniciado. (ya diligenciada). cumple con su fin concreto y es considerada como uno de los medios más adecuados de difundir su finalidad abstracta. TRANSACCIÓN JUDICIAL Es un acto jurídico oneroso y declarativo. Se puede dar hasta en el trámite del recurso de casación a diferencia de la conciliación. el allanamiento. y el abandono.

el segundo pone término a la acción y al derecho. respecto del proceso. ABANDONO Es aquél instituto por el cual se pone fin al juicio -cualquiera sea el estado en que se encuentre. a fin de que anule o revoque éste. esto último en virtud al principio de la Instancia Plural. según la vía procedimental en las que se interpongan. por el no impulso de las partes e. entre otros. Los requisitos para la configuración del abandono son: la existencia de un proceso instaurado. Lo que será admisible sólo cuando el derecho que sustenta la pretensión sea renunciable. 577. Los remedios son aquellos por los cuales el recurrente pide se reexamine todo un proceso o un determinado acto procesal. etc. El desistimiento de la acción es diferente al desistimiento del derecho (pretensión). es también la renuncia a algún acto procesal e inclusive de la pretensión. El primero. .y la nulidad de actos procesales).Que se observen los plazos previstos para cada medio impugnatorio. del Juez. Siendo los siguientes sus requisitos y presupuestos: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD . y no afecte el orden público. REQUISITOS DE PROCEDENCIA - Se debe fundamentar el pedido. O se puede interponer dos recursos contra la misma resolución.Observar la formalidad exigida por ley.Que se interpongan ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error en el acto procesal o en la resolución. total o parcialmente. la inactividad procesal y el vencimiento del término fijado por la ley para que se produzca. No es requisito de procedencia. estos se clasifican en: los remedios y los recursos procesales. en su calidad de director del proceso. salvo aquellos que estén contenidos en una resolución (las cuestiones probatorias -tacha y oposición. ¿Con qué medios impugnatorios cuenta el justiciable dentro de un proceso civil? Al ser los medios impugnatorios los instrumentos que la ley concede a las partes o a los terceros legitimados para que soliciten al Juez. en los procesos que se encuentres en ejecución de sentencia. (artículo 350º del Código Procesal Civil). en los actos que son de su entera competencia. deja subsistente el derecho. . El abandono será improcedente. Apelación. las buenas costumbres o una norma imperativa. inclusive. • 201 • . en los procesos no contenciosos. Las partes pueden renunciar a los recursos (por acuerdo de los mismos) durante el proceso. Casación y Queja. Contra la resolución que declara el abandono del proceso sólo puede fundarse en el cómputo del plazo o en causas de fuerza mayor (o caso fortuito).en razón a la inactividad del proceso. que él mismo u otro Juez de jerarquía superior realicen un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso. Los mismos que se clasifican en: Reposición. Se debe cumplir con precisar el agravio y el vicio o error cometido por el A Quo. Los recursos son aquellos medios impugnatorios que se dirigen exclusivamente contra los actos procesales contenidos en resoluciones a fin de que estas sean reexaminadas por el superior.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM DESISTIMIENTO El desistimiento es el apartamiento expreso de las partes.

De ahí que el superior jerárquico anule (si se invalida al declarársele inexistente) o revoque (cuando se sustituye una resolución o en parte). Sólo procede contra resoluciones ante las cuales ya no es posible interponer recurso ordinario alguno. Es un recurso extraordinario. es decir. manteniéndose las posibilidades de interponer el recurso de casación en los mismos supuestos antes regulados” según señala SOTERO GARZÓN en una la página web de “Justicia Viva”. Se resuelve sin necesidad de traslado a la otra parte cuando el vicio o error es evidente y cuando el recurso sea notoriamente inadmisible o improcedente. así como a las infracciones a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. Si el Código Procesal Civil no señala el efecto o la calidad en que es apelable una resolución se considera que es sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. para que luego de un nuevo examen de ésta por parte del superior jerárquico. El recurso de casación tiene por finalidad la revisión de las resoluciones de las Cortes Superiores. por ejemplo. allanamiento. es decir frente a errores in iudicando e in procedendo. publicada el 28 de mayo de 2009 modificó los artículos originales que regulaban la casación en el Código Procesal Civil con la finalidad de reorientar esta institución y la labor de la Corte Suprema de la República en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. CASACIÓN • 202 • . siempre que los vicios afecten aspectos formales de ésta. sigue considerando a las afectaciones tanto de normas materiales como de normas procesales. Procede esta clase de apelación contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación: conciliación. El recurso de apelación contiene intrínsecamente el pedido de nulidad de la resolución recurrida. y cuando se encuentre fundamentada en alguna de las causales antes indicadas. incluso para su cumplimiento efectivo. Cuando el recurso es extemporáneo. Funciones: Nomofiláctica y Unificadora. “Al parecer esta modificación está lejos de alcanzar los fines anhelados. APELACIÓN Las clases de apelación. Es un medio impugnatorio formulado por todo aquel que se considera agraviado con una resolución (sentencia o auto).DERECHO PROCESAL CIVIL • • • REPOSICIÓN Se interpone a fin de solicitar el reexamen únicamente de decretos. La primera consiste en enseñar a la judicatura nacional el correcto empleo de la ley. por ejemplo. mientras que en la segunda tiene por objeto unificar los criterios con respecto a la administración de justicia. etc. que se interpone cuando se cuestiona objetivamente –entiéndase la legalidad. permitiendo superar discusiones meramente teóricas sobre la diferencia de la aplicación indebida o inaplicación de una norma. debe tenerse en claro que la “infracción normativa” que hoy funge de genérica causal casatoria. atendiendo a la forma como se concede el recurso. se subsane el vicio o el error cometido -si es que lo hubiere. son los siguientes: a) Con efecto suspensivo (Cuando la eficacia de la resolución recurrida se suspende hasta la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo ordenado por el órgano revisor. mediante la jurisprudencia. por lo cual se concluye que no ha sucedido ninguna modificación sustancial. resoluciones de simple trámite o de impulso. La Ley Nº 29364. c) diferida (Se da cuando el Juez ordena que se reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo con la finalidad de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia u otra resolución que aquél señale.de una decisión de las Salas Superiores. Si bien esta modificatoria tiene la virtud de tener un texto más amplio y claro a favor de la ciudadanía.) b) Sin efecto suspensivo (Cuando se mantiene la eficacia de la resolución impugnada. La misma que puede devenir en ineficaz si no se apela la sentencia o la resolución señalada por el Juez. según reza su exposición de motivos. Procede en los casos en que la Ley así lo declare o en los casos en que no procede la apelación con efecto suspensivo). como la apelación. para una correcta aplicación de las causales de anulación del laudo arbitral y de las causales de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.

y respetar la forma establecida en el artículo 130º del CPC. La demanda debe acompañar todos los medios probatorios que acrediten la pretensión del accionante y cumplir así con los requisitos de fondo y de forma para su admisión. A su vez. que el derecho no se encuentre caduco. También procede contra una resolución concesoria de apelación con efecto distinto al que le corresponde. para su aprobación o desaprobación. la conexión lógica entre los hechos y el petitorio (que debe ser física y jurídicamente posible). o la vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petitorio o al valor de éste. expedirá el auto admisorio (en los procesos ejecutivos. La demanda constituye el acto por el cual todas las personas materializan su derecho de acción al solicitar al órgano jurisdiccional la solución de un conflicto de intereses o una incertidumbre. Procede sólo en los casos señalados en la ley. En ese sentido. 578. salvo que la ley permita su adaptación. aunque únicamente en la cuantía. mandato ejecutivo) y conferirá traslado al demandado para que comparezca al proceso y pueda ejercer su derecho • 203 • . Luego que el Juez califique la demanda (verifique el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y de procedencia). En el primer caso se interpondrá ante el mismo órgano jurisdiccional que denegó los recursos antes mencionados. Procede contra las siguientes resoluciones: a) Aquella que declara la interdicción y el nombramiento de tutor o curador. y se puede realizar hasta antes de la emisión de la sentencia si se vencieron nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional. La Consulta no es un medio impugnatorio. c) La resolución que establezca la preferencia de una norma constitucional a una legal ordinaria. Puede ser de dos clases: De derecho y de hecho. la competencia del órgano jurisdiccional ante el cual se interpone la demanda.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM QUEJA Es un recurso que tiene por objeto que el reexamen de una misma resolución de inadmisibilidad o improcedencia de un recurso de apelación o casación. Es posible modificar la demanda hasta antes de la notificación de la misma. b) La que contenga una decisión final en un proceso en donde el vencido fue representado por un curador procesal. que no se acumule pretensiones indebidamente y que tampoco -la demanda. Constituyéndose en un trámite obligatorio en el supuesto de no haber apelación. y siempre que el demandante se haya reservado tal derecho en la misma demanda. ¿Qué actos procesales se desarrollan en la Etapa Postulatoria del proceso? Demanda. el acto procesal en mención debe plantearse necesariamente por escrito. En el segundo caso se plantea en forma directa ante el superior jerárquico sin necesidad de acompañar copias de ningún documento. el Juez que conoce el proceso. dentro de las cuales también se encuentran los requisitos exigidos en los artículos 424º y 425º del CPC. cuando no se acompañe los anexos exigidos por Ley. ambas con relevancia jurídica. que determinarán su procedencia. pero implica la revisión de lo resuelto en primera instancia.resulte manifiestamente improcedente. una demanda será declarada inadmisible: cuando no reúna los requisitos legales. salvo que. Emplazamiento. para que una vez formado el cuaderno correspondiente se remitan al superior jerárquico. En ese contexto. los requisitos de fondo de la demanda. Y no procede la interposición de recurso de casación que aprueba la consulta. Sus efectos son: no interfiere en el curso del proceso principal ni afecta la invalidez de la resolución denegatoria. Los efectos de la resolución elevada en consulta quedarán suspendidos mientras dure su tramitación. De otro lado. además de ser pasible de ampliación. la demanda representa el primer acto con el cual se inicia la etapa postulatoria. cuando el petitorio esté planteada de modo incompleto o impreciso. por solicitud de una de las partes y con ofrecimiento de contracautela. suspenderá la causa mediante resolución debidamente fundamentada e irrecurrible. establecen las siguientes exigencias: Que el demandante tenga legitimidad e interés para obrar. por el superior jerárquico.

en forma ordenada. según sea el caso. importando el silencio el reconocimiento o aceptación de tales cargos. La rebeldía es una institución procesal que adquiere quien fue debidamente emplazado (demandante o demandado) para comparecer al proceso o para realizar determinado acto dentro del litigio. cabe precisar que la demanda y la reconvención se sustancian conjuntamente. Esto a través de las notificaciones. Además de exponer los hechos en que se funde la defensa. y no lo hace en el plazo correspondiente. La reconvención también debe reunir los mismos requisitos de la demanda para los efectos de su admisión y/o procedencia (requisitos de forma y de fondo).DERECHO PROCESAL CIVIL • • • de defensa. hasta dicho estado del proceso. Reconociendo o negando categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen. Esto. exhortos. a menos que al ser varios emplazados algunos conteste la demanda. el Juez señalará día y hora para la realización de la Audiencia de Pruebas. Contestación de la demanda. Reconvención. Por último. según sea el caso. competencia del Juez y los requisitos de la demanda y la reconvención. declarando la impertinencia o improcedencia. Los primeros están referidos a la existencia de legitimidad e interés para obrar. de igual manera. Se constituye como un segundo filtro esencial -después de la calificación para admisión de la demanda y reconvención. Así como.para evitar que el proceso carezca de algún presupuesto que lo invalide o esté privado de alguna condición de la acción. siempre que se advierta el cumplimiento. plantea una nueva pretensión y la dirige al demandante. y que a su vez serán materia de probanza. edictos. sobre la base de la presunción legal relativa de los hechos expuestos en la demanda. Los segundos en cambio. la pretensión demandada se sustente en un derecho indisponible (filiación. El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier etapa. a pedido de parte o de oficio. y las pretensiones de la reconvención deben ser conexas. En el acto de saneamiento procesal se establecerá la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. del emplazado) debe reunir los mismos requisitos exigidos para la demanda. lo cual podría impedir al juzgador a resolver sobre el fondo de la litis. sujetándose al estado en que se encuentre. al momento de contestar la demanda. además de la voluntad de la ley. contradicción y bilateralidad. o que la presunción legal relativa no produzca convicción en el juzgador. Declarada la rebeldía.“Puede ser considerada como un elemento que impide la existencia de presupuestos procesales que invaliden el proceso o en todo caso eviten la resolución de la causa por el Juez sobre la esencia de lo discutido” (7). las partes dentro del tercer día de notificadas propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos y cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo requiera. que están constituidos por aquellos puntos sobre los cuales existe discrepancia entre las partes. Saneamiento procesal. la recepción de documentos que se alega le fueron enviados. están referidos a la capacidad de las partes. Constituye el acto a través del cual el emplazado. a fin • 204 • . La declaración de rebeldía debe hacerse efectiva a través de una resolución. continuará con el proceso. La fijación de puntos controvertidos. disposición de la ley. clara y precisa. con las mismas facultades conferidas al demandante. o aceptando o negando. no debe afectar la competencia asumida por el Juez ni la vía procedimental originariamente. De no satisfacerse tales requerimientos. pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. por ejemplo). y se resuelven de la misma manera en la sentencia. contradiga o cuestiones la validez de la relación jurídica procesal. que de ser así. cuando existan defectos insubsanables en la relación procesal. el Juez se pronunciará sobre el saneamiento del proceso. el Juez puede: conceder un plazo a efectos de que se subsanen los defectos subsanables. o declarar la nulidad (de todo los actos procesales realizados con anterioridad) y consiguiente conclusión del proceso. Una vez expedido el auto de saneamiento procesal. Inspirada en los principios de defensa. El saneamiento probatorio. según sea el caso. que para su admisión (y consiguiente apersonamiento. Esto último. acto procesal en el que el Juez dispone qué medios probatorios se van actuar en la audiencia de pruebas. de la existencia de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales.

es decir. las cuales representan los mecanismos otorgados por la ley. materia de litigio. De carácter dilatoria. Se trata de una excepción de carácter perentorio. Es de carácter dilatorio. o siendo de hecho no existe la necesidad de actuar medios probatorios. en razón a que el actor incapaz comparezca legalmente asistido o representado dentro del plazo que fija el auto correspondiente. sin que se hayan agotado previamente los recursos previstos en sede administrativa. o las excepciones. que está orientada a cuestionar los aspectos puramente formales de la demanda. etc. fundamentalmente al demandado (al demandante en los casos de reconvención). e) De falta de agotamiento de la vía administrativa. o cuestionar el fondo del mismo. ésta tiene por objeto cuestionar el poder y no a la persona del representante de alguna de las partes. A diferencia del juzgamiento anticipado del proceso. casos en los cuales el Juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite. A diferencia de la excepción anterior. se convocará a las partes a una audiencia de pruebas. que se realizará según la hora y lugar que fije el Juez al expedir el auto que fija puntos controvertidos y realiza el saneamiento probatorio. se da en los casos señalados en el artículo 474º del CPC. que buscan invalidar la relación jurídica procesal de las partes. la conclusión anticipada del mismo. etapa en la cual se resuelven las cuestiones probatorias y se actúan los medios probatorios a fin de resolver el conflicto o incertidumbre jurídica. Y es de carácter dilatoria.. cuantía o territorio (puede ser declarada de oficio o a instancia de parte. cuando éstas sean de carácter perentorio). esto último inspirado en el principio de economía procesal (instituto procesal denominado juzgamiento anticipado del proceso). dentro de la etapa postulatoria también cabría referirnos al instituto denominado “medios de defensa”. por defectos de fondo. b) De incapacidad del demandante o de su representante. que se configurará en el siguiente supuesto: en un proceso de obligación de dar suma de dinero el demandante exige la devolución de la acreencia y e el curso del litigio el emplazado paga su deuda conjuntamente con los intereses. cuando en la demanda se hayan propuesto pretensiones incompatibles. De otro lado. que no tienen por finalidad destruir la pretensión del actor. momento en el cual concluye la etapa postulatoria y se inicia la etapa probatoria del proceso. Si se presentaran cuestiones probatorias o los medios probatorios admitidos por el juez requieran actuación. cuando la pretensión de las partes deja de pertenecer al ámbito jurisdiccional. Así por ejemplo. las excepciones son aquellos medios de defensa que tienen por objeto cuestionar el aspecto formal del proceso. A menos que la cuestión controvertida sea de puro derecho. para poder equilibrar la inicial desigualdad que se da en un proceso. reunir los medios probatorios. mientras que el demandado sólo tiene un plazo perentorio para poder legitimarse y escudarse en el proceso. El CPC enumera taxativamente las siguientes excepciones en el artículo 446º. Cuando se trate de aquellos casos en que se pretenda impugnar alguna resolución administrativa. consultar con profesionales. a) De incompetencia. b) De forma (dentro de las cuales se considera a las excepciones de carácter dilatoria. que pueden ser con o sin declaración sobre el fondo. sino únicamente la de suspender el proceso hasta que se subsane el defecto u omisión advertido. negando los hechos en que se apoya la pretensión o desconociendo el derecho que lo sustenta. Busca cuestionar la competencia del Juez. así por ejemplo. en razón a la materia. En efecto. Los medios de defensa se clasifican en dos: a) De fondo (que buscan neutralizar la pretensión demandada. antes de acudir a la vía judicial. la contestación de demanda por ejemplo. hasta antes de expedirse el auto de saneamiento procesal). De allí la clasificación de excepciones perentorias y dilatorias. • 205 • . d) De oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM de resolver los puntos controvertidos y consiguiente resolución de la litis. etc. o sin conexión entre los hechos expuestos. Es de carácter perentorio. puesto que el demandante dispone del manejo de tiempo respecto al momento de accionar. c) De representación defectuosa o insuficiente del demandante.

l) De prescripción extintiva. En ese contexto. el primero de ellos pretende demandar la resolución de dicho contrato y la dirige al Marcos. es de carácter perentorio. 579. en los que estrictamente no existe contradicción alguna. g) De litispendencia. Son aquellos que se basan en un derecho cierto. (En la siguiente pregunta demostraremos por qué) • 206 • . Es de carácter perentorio. i) Excepción de desistimiento de la pretensión. Por ello es de carácter perentorio. y se presenta cuando no se configura la correcta identificación entre los sujetos confortantes de la relación jurídica material y la relación jurídica procesal. posteriormente. Declarativos. h) De cosa juzgada. j) De conciliación y transacción. Al igual que la anterior. Es de carácter perentorio.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • f) De falta de legitimidad para obrar activa o pasiva. y cómo se clasifican? Son aquellos procesos en los cuales la ley faculta la oposición entre las pretensiones de los titulares activos y pasivos de la relación jurídica procesal. Las defensas previas. que establece el derecho sustantivo para el ejercicio de la acción. generalmente materializado en un título ejecutivo o de ejecución donde consta la exigibilidad de la obligación. con iguales pretensiones procesales y promovidas en virtud a un mismo interés. ello en atención a lo establecido por el Primer Pleno Casatorio del 22 de enero de 2008. y atendiendo a la finalidad que persigue. En rigor no existen procesos cautelares como lo señala el Código Procesal Civil. Cabe mencionar que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como excepción procesal conforme lo prevé el inciso 10) del artículo 446º del Código Procesal Civil e inciso 4) del artículo 453º del mismo cuerpo legal. ya sea mediante sentencia o laudo arbitral. Esta excepción se interpondrá cuando se haya iniciado un proceso en el que el actor a perdido el derecho a entablar una demanda. mientras que la pasiva se configurará por la incorrecta identificación del demandado. Por ejemplo: Juan celebró con un contrato de compraventa con Pedro. estaremos ante una falta de legitimidad para obrar activa. Los plazos de caducidad no admiten interrupción ni suspensión. también son considerados medios de defensa. Si la incorrecta identificación está referida al demandante. En este proceso se pretende una declaración de certeza sobre la existencia o no del derecho invocado. Al tener la conciliación y la transacción los mismos efectos de una sentencia con la calidad de cosa juzgada. estas excepciones también tienen la naturaleza perentoria. ¿A qué se denomina procesos contenciosos. en razón a que la prescripción no extingue el derecho sino únicamente la acción. Es el instrumento dirigido a denunciar la existencia de dos procesos en trámite entre las mismas partes. Es de carácter perentorio. por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la transacción. Sólo puede operar por proposición de alguna de las partes. Se configurará cuando se inicie un proceso en el que las pretensiones demandadas ya hayan sido objeto de un convenio arbitral. Ejecución. las pretensiones y el interés para obrar son las mismas. a diferencia de los procesos no contenciosos. con la finalidad de extinguir el iniciado con posterioridad al primer proceso. por ser formas especiales de conclusión del proceso. y únicamente están establecidos por ley. ello en razón a que estas están orientadas a la consecución de la suspensión del proceso. que se interpondrá cuando se da inicio a un proceso idéntico a otro concluido por el desistimiento de la pretensión del demandante. hasta que el demandante cumpla con un requisito o condición previa. y puede también ser declarada de oficio. los procesos contenciosos de clasifican a su vez en: a. El plazo de prescripción es susceptible de suspensión o interrupción. a diferencia de la caducidad. Esta excepción también es de naturaleza perentoria. y existe otro proceso en trámite en el que las partes. las mismas pretensiones y el mismo interés para obrar). m) De convenio arbitral. k) De caducidad. publicado el 21 de abril de 2008. En este caso también se requiere la identificación de la triple identidad (las mismas partes. por no haberse propuesto la pretensión procesal dentro del plazo establecido por ley. b. y se presenta cuando un proceso ha terminado con decisión firme.

en el artículo 554º del mismo cuerpo normativo. Las pretensiones procedentes en este proceso se encuentran enumeradas en el artículo 486º del Código Procesal Civil. el ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia. La competencia para este tipo de procedimientos corresponde exclusivamente a los Jueces Civiles y los Juzgados de Familia. tienen competencia: Los jueces civiles (en aquellos asuntos que no tengan vía procedimental propia.refleja su importancia dentro del contexto jurídico. Es el proceso modelo por excelencia debido a que su tramitación es de aplicación extensiva a todas aquellas controversias que carezcan de un trámite específico. y se ofrezcan otros medios probatorios al invocarse en la demanda o reconvención con hechos nuevos. Es aquél proceso en el que los plazos y formas son breves y simples. y cuya finalidad es precisamente abreviar su tramitación. y el ofrecimiento de medios probatorios al invocarse hechos no expuestos en la demanda o reconvención. el Juez lo considere atendible).). puesto que de ser mayor el monto de la pretensión. inclusive se aplican supletoriamente a los demás procesos (ejecutivos. De otro lado. cabe precisar que en los procesos de conocimiento es posible la interposición de cuestiones probatorias. sobrevivió la subdivisión de los procesos declarativos: a) Conocimiento. en este proceso se concentran las actuaciones procesales en un número menor. b. y que a diferencia con el proceso de conocimiento. No procede la reconvención. la naturaleza de las pretensiones que en él se puedan ventilar complejas y de gran estimación patrimonial. sean inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto o. Los juzgados de familia (todos los asuntos relativos al Código de los Niños y Adolescentes y sobre Derecho de Familia). la modificación y ampliación de la demanda. los informes sobre los hechos. y en ningún otro caso. Lo plazos para las actuaciones que correspondan en este proceso se encuentran contemplados en el artículo 478º del CPC. Este proceso tiene por finalidad (típico de los procesos declarativos) la dilucidación y declaración de parte del órgano jurisdiccional del contenido y alcance del estado o situación jurídica sustantiva existente entre sus titulares a través del desarrollo sucesivo de determinados actos jurídicos procesales enmarcados dentro de una normatividad específica. Es el proceso contencioso de duración muy corta donde se dan una serie de limitaciones. reconvención. En ese sentido. las cuestiones probatorias. Lo que significa que tanto la de saneamiento procesal como la fijación de puntos controvertidos y pruebas se realizan en audiencia única. Proceso abreviado. b) Abreviado y c) Sumarísimo. Por otro lado. serán competentes los jueces de paz letrado. Los supuestos en los cuales procede la tramitación de los procesos de conocimiento se encuentran contemplados en el artículo 475º del CPC. Además. Se caracteriza por la amplitud de los plazos de las respectivas actuaciones procesales en relación con los otros tipos de procesos declarativos. denominada audiencia única. aunque sin la existencia de audiencias. según la materia a que se refiera la pretensión. Las pretensiones que se dilucidan en este tipo de procesos se encuentra señaladas en el artículo 546º del Código Procesal Civil. Los plazos para este tipo de procesos se encuentra contemplada en el artículo 491º del Código Procesal Civil. En este tipo de procesos. cautelares. reconvención. y los medios probatorios extemporáneos. Se caracteriza por al reducción de los plazos y la concentración de las audiencias en una sola. En este caso.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM La modificatoria del Código Procesal Civil contenida en el Decreto Legislativo Nº 1069 estableció el Proceso Único de Ejecución prescindiendo de cualquier clasificación en base a los títulos a ejecutarse. tanto el saneamiento procesal como la fijación de puntos controvertidos se realiza mediante un auto. • 207 • . a. reservado a aquellas controversias en las que sea urgente la tutela jurisdiccional o su monto no supere los límites establecidos por ley (monto mínimo). porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional. y los plazos -para la realización de los actos procesales. Proceso de Conocimiento. y Los jueces de paz (los asuntos cuya estimación patrimonial no sea mayor de diez URP. medios de defensa (excepciones y cuestiones previas). hasta las veinte URP). c. son procedentes eventualmente. medios de defensa (las excepciones y cuestiones previas). Proceso sumarísimo. etc.

con copia legalizada de su documento de identidad. Las pretensiones cautelares son. instrumental y variable. Ofrecer contracautela. 2. familiar. si fuera el caso. laboral. 2. El objetivo de lo solicitado es proteger el derecho que asiste al demandante. debemos señalar que la medida cautelar se constituye básicamente en un prejuzgamiento y es provisoria. ¿Qué es una medida cautelar? Las medidas cautelares se constituyen en mecanismos reconocidos procesalmente. 2. Presencia de audiencias en su diagrama procedimental. Existencia de plazos amplios. ¿Qué requisitos debe contener la solicitud de una medida cautelar? Dentro de los principales requisitos que debe contener una solicitud de medida cautelar podemos señalar: 1. Los procesos se sustentan en el principio de contradicción o bilateralidad. • 208 • . Existencia de plazos reducidos. Los procesos buscan la satisfacción de un interés o derecho. 3. 3. 6. 5. Lo que existen son pretensiones cautelares pero que están lejos de configurar un proceso. Pertenecen a esta clasificación los procesos constitucionales de la libertad. Ausencia de audiencias en su diagrama procedimental. debe señalarse que en principio las resoluciones que las conceden o levantan no revisten el carácter de definitivas salvo en los casos en que se resuelva sobre la pérdida de la contracautela (…)” (Casación Nº 2679 – 2000 Sullana). Señalar la forma de ésta. en su mayoría. 4. 583. Finalizan con una sentencia de probabilidad. Indicar. Los procesos de tutela de urgencia tienen características opuestas: 1. 2. instrumental y variable. en virtud de los cuales las partes solicitan el aseguramiento de los efectos de una sentencia futura durante el tiempo que se demore en tramitar un proceso. Los procesos son autónomos. el mismo que considera que su pretensión o derecho se encuentra en peligro ante el demandado. Las pretensiones cautelares están unidas por un cordón umbilical a un proceso principal. 3. 3. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente. los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los procesos de tutela jurisdiccional ordinaria y procesos de tutela jurisdiccional de urgencia? Los procesos de tutela ordinaria se caracterizan por: 1. Pertenecen a esta clasificación los procesos civil. penal. 581. 4.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • 580. 582. Exponer los fundamentos de la pretensión cautelar. inaudita altera parts. “Siendo la naturaleza de las medidas cautelares provisoria. La pretensión cautelar no conoce probanza alguna. Las pretensiones cautelares buscan asegurar el cumplimiento de una futura sentencia estimatoria. Acreditar su identificación en caso se trate de persona natural. Sin embargo. Se fundamenta en la apariencia del derecho invocado. filiación extramatrimonial y pérdida de dominio. administrativo. ¿Existen en rigor “procesos cautelares”? No. Los procesos encuentran su bisagra en la probanza de las afirmaciones de las partes. Finalizan con una sentencia de certeza. las razones son las siguientes: 1.

la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el Juez va a decidir en la sentencia. En forma de depósito. sea en su integridad o sólo en aspectos sustanciales de ésta. En forma de recaudación. Es la facultad que permite al auxiliar jurisdiccional descubrir los bienes que pudiera tener ocultos el deudor...• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 584. MEDIDAS CAUTELARES b. En forma de intervención. Medidas de no innovar • 209 • . Medidas temporales sobre el fondo d.Los bienes pasan a manos de un retenedor.. En forma de retención. puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y. Medidas cautelares de futura ejecución forzada.Se configura con la administración de bienes y dirigido contra aquellos que realizan actividades productivas. siempre que los efectos de la decisión pueda ser de posible reversión y. 9 9 Secuestro Cateo Se realiza una desposesión del tenedor de bien y se entrega a un custodio que es designado por el juez. lo que importa un conocimiento de todos. ¿Cuáles son las principales medidas cautelares que regula nuestro Código Procesal Civil? Para saber cuales son las principales medidas cautelares que regula nuestro Código Procesal Civil es necesario hacer una pequeña clasificación: 9 Embargo. Aquí hay posibilidad de que se concrete un daño irreparable. Modifican el estado del hecho o el derecho existente antes de la petición.Se afectan los ingresos de la persona natural o jurídica sobre la que se dictan..Afectación jurídica del bien o derecho del presunto obligado a. por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley.La medida consiste en una inscripción en el asiento registral.. por la necesidad impostergable del que la pide. En forma de inscripción. La anotación preventiva de la demanda c.Impiden que los bienes sujetos a la ejecución forzada desaparezcan. no afecten el interés público. Ante la inminencia de un perjuicio irreparable. Ejm: La asignación anticipada de alimentos.Se afectan bienes muebles señalando a un depositario que se hace responsable por los bienes.. se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Excepcionalmente. Medidas innovativas e. Permite la inscripción de la demanda en el registro respectivo para que los terceros conozcan esta situación.

observando las reglas para el saneamiento procesal. La ejecución forzada procede cuando los bienes materia del proceso ejecutivo o de ejecución han sido afectados con la finalidad de asegurar dicho cumplimiento. el objetivo de este proceso es obtener la satisfacción para el ejecutante respecto de aquello que se pretende ejecutar. y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. que resuelve la contradicción es de tres días contados. ¿Qué es la ejecución forzada y cuáles son sus formas? La ejecución forzada es un mecanismo de última ratio para obtener el cumplimiento de una obligación. Ejecución de obligaciones de no hacer. 586.El remate se constituye en la venta judicial de los bienes embargados y procede una vez que haya quedado firme la resolución judicial que ordena llevar a cabo la ejecución.. En caso que la calificación sea positiva. ¿Qué tipos de proceso únicos de ejecución regula el Código Procesal Civil? La norma adjetiva regula las siguientes modalidades de proceso únicos de ejecución: a) b) c) d) e) f) Ejecución de obligación de dar suma de dinero. el Juez expedirá un auto sin más trámite. ¿Qué son los procesos únicos de ejecución y cómo se clasifican? Los procesos únicos de ejecución son la contraparte de los procesos declarativos ya que en ellos se parte de una situación cierta que ha quedado insatisfecha. señalará día y hora para la realización de una audiencia. Ejecución de obligación de hacer. Si no se formula contradicción. debiendo tasarse los bienes para ser rematados. tendrá cinco días para contradecir la demanda en virtud de los supuestos estipulados en el artículo 700º del Código Procesal Civil y proponer excepciones o defensas previas. los documentos y la pericia. poniendo fin al proceso único de ejecución es apelable con efecto suspensivo. desde el día siguiente a su notificación. el Juez resolverá mediante un auto. el mismo que dispondrá el cumplimiento de la obligación contenida en el título bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. quien deberá absolverla dentro de tres días proponiendo los medios probatorios pertinentes. ordenando llevar adelante la ejecución El plazo para interponer apelación contra el auto. Con la absolución o sin ella. la misma que será calificada por el juez. Ejecución de Resoluciones Judiciales. la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. 587. • 210 • . Notificada la parte demandada. Ejecución de Garantías. recordemos que sólo se admiten como medios probatorios la declaración de parte. Dentro de las formas de llevar a cabo la ejecución forzada podemos encontrar: a. Los procesos únicos de ejecución se inician en razón de un título ejecutivo de carácter judicial o extrajudicial los cuales se encuentran previstos en el artículo 688º del Código Procesal Civil. Ejecución de obligación de dar bien mueble determinado. ¿Cuál es el trámite que corresponde al proceso ejecutivo sobre obligación de dar suma de dinero? El proceso ejecutivo sobre obligación de dar suma de dinero se inicia con la demanda a la que se le acompaña el título ejecutivo. el juez expedirá el mandato ejecutivo. Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el Juez lo estime necesario. Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas. 588. en ese sentido. Remate. se concede traslado al ejecutante. El auto que resuelve la contradicción.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • 585.

La orden que deja sin efecto todo gravamen que pese sobre éste. la publicación se hará. Cuando hablamos de procesos no contenciosos. 2. En ese sentido. 3.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM b. la norma señala dentro de los llamados procesos no contenciosos a las solicitudes de inventario. bajo apercibimiento de lanzamiento. que el adjudicatario deposite el saldo del precio dentro de tercer día. administración judicial de bienes. y 4. nos estamos refiriendo a aquellos procesos en que no existe una litis. salvo la medida cautelar de anotación de demanda.Se constituye en un acto judicial que consiste en la atribución de un bien como propio a determinadas personas como consecuencia de una subasta con la consiguiente entrega del mismo. comprobación de testamento. por igual tiempo. ¿Cómo se efectúa la publicación de la convocatoria a remate? La convocatoria se anuncia en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar del remate. La descripción del bien. un pleito. La orden al ejecutado o administrador judicial para que entregue el inmueble al adjudicatario dentro de diez días. 590. bajo responsabilidad del Secretario de Juzgado. la convocatoria se publicará a través de cualquier otro medio de notificación edictal. en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales de la localidad donde estos se encuentren. antes de cerrar el acta. Tan es así que los procesos no contenciosos pueden incluso ser tramitados en instancias notariales. autorización para disponer derechos de incapaces. si existe contradicción. que se hayan inscrito con posterioridad al embargo o hipoteca materia de ejecución. tratándose de inmueble. Que se expidan partes judiciales para su inscripción en el registro respectivo. ¿Qué son los procesos no contenciosos? Los procesos no contenciosos forman para de una subdivisión procesal. Esta orden también es aplicable al tercero que fue notificado con el mandato ejecutivo o de ejecución. deben colocarse avisos del remate. Además de la publicación del anuncio. en virtud que se constituyen prácticamente en una solicitud hecha por una persona con la finalidad de que se declare un derecho a su favor. no se puede asegurar que el proceso no contencioso se regule siempre como una mera solicitud sino que existe la posibilidad de que se contradiga la solicitud dentro de un plazo de cinco días de notificada. En ese sentido. inscripción y rectificación de partida. los que contendrán la transcripción del acta de remate y del auto de adjudicación 591. A falta de diario.. nuestro proceso pasará de ser no contencioso a uno de naturaleza eminentemente contenciosa. • 211 • . un litigio. se cancelará además las cargas o derechos de uso y/o disfrute. Adjudicación. en virtud de que aparecería en este extremo un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica entre las partes. ofrecimiento de pago y consignación. tienen una regulación especial dentro del C. adopción. además. patrimonio familiar. reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos y las solicitudes que carezcan de contención. 589. por tres días tratándose de muebles y seis si son inmuebles. el Juez transfiere la propiedad del inmueble mediante auto que contendrá: 1. Esto se efectuará a través de un mandato del Juez que comunicará mediante notificación electrónica a dicho diario para la publicación respectiva o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que deje constancia de su decisión. aunque medie renuncia del ejecutado. Si los bienes se encuentran fuera de la competencia territorial del Juez de la ejecución. en parte visible del mismo.C. y tienen una naturaleza muy particular. ¿Cómo se transfiere la propiedad de un inmueble sujeto a remate y cual es el destino del dinero obtenido? En el remate de inmueble el Juez ordenará. Depositado el precio. así como en el local del Juzgado.P. bajo sanción de nulidad. No obstante lo expuesto. sucesión intestada. declaración de desaparición. La publicidad del remate no puede omitirse. ausencia o muerte presunta.

documentos. Estimación patrimonial mayor de 1000 URP. Cuestiones Probatorias: Tachas y Oposiciones Plazo: 05 días Excepciones Plazo 10 días Reconvención Plazo 30 días Absolución: 05 días Absolución: 10 días Se resuelve las cuestiones probatorias y se actúan los medios probatorios: Típicos: declaración de parte.DERECHO PROCESAL CIVIL • • • Proceso de Conocimiento Conocimiento: No tengan una vía procedimental. Inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto. Atípicos: auxilios técnicos o científicos. Si no concurren ambas partes concluye el proceso. Cuestión sólo de derecho. pericia e inspección judicial. declaración de testigos. Separación de cuerpos Etapa Postulatoria 30 días Demanda Auto Admisorio Contestación de la demanda Saneamiento Procesal Etapa Probatoria 50 días Auto de Fijación de puntos Controvertidos y Saneamiento Probatorio 50 días Audiencia de Pruebas Etapa Decisoria Sentencia Requisitos: 424º Anexos: 425º Inadmisibilidad: 426º Improcedencia: 427º Requisitos: 442º Anexos: 444º Se resuelve excepciones y se fija la relación jurídica procesal válida Condiciones de la acción: Voluntad de la ley Interés para obrar Legitimidad para obrar Presupuestos procesales Competencia Capacidad procesal Requisitos de la demanda Plazo de 03 días para que las partes propongan puntos controvertidos. Se admiten medios probatorios. Absolución: 30 días • 212 • .

Impugnación de acto o resolución administrativa. pericia e inspección judicial. Si no concurren ambas partes concluye el proceso. declaración de testigos. Prescripción adquisitiva. Rectificación de áreas o linderos. Tercería. Absolución: 03 días Absolución: 05 días Plazo de 03 días para que las partes propongan puntos controvertidos. Atípicos: auxilios técnicos o científicos. documentos. Título supletorio. pretensión mayor de 100 y hasta 1000 URP. Absolución: 10 días • 213 • . Se resuelve las cuestiones probatorias y se actúan los medios probatorios: Típicos: declaración de parte. Se admiten medios probatorios.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Proceso Abreviado Abreviado: Retracto. Expropiación. Responsabilidad civil de los Jueces. 10 días Demanda Auto Admisorio: Contestación de la demanda 10 días Saneamiento Procesal Auto de Fijación de Puntos Controvertidos y Saneamiento Probatorio Audiencia de Pruebas Sentencia Requisitos: 424º Anexos: 425º Inadmisibilidad: 426º Improcedencia: 427º Requisitos: 442º Anexos: 444º Se resuelve excepciones y se fija la relación jurídica procesal válida Condiciones de la acción: Voluntad de la ley Interés para obrar Legitimidad para obrar Presupuestos procesales Competencia Capacidad procesal Requisitos de la demanda Cuestiones Probatorias: Tachas y Oposiciones Plazo: 03 días Excepciones Plazo: 05 días Reconvención Plazo: 10 días.

Excepciones Plazo: con la contestación. Resuelven cuestiones probatorias y se actúan los medios probatorios: Típicos: declaración de parte. pericia e inspección judicial. interdictos. Se resuelve excepciones y se fija la relación jurídica procesal válida Condiciones de la acción: Voluntad de la ley Interés para obrar Legitimidad para obrar Presupuestos procesales Competencia Capacidad procesal Requisitos de la demanda Absolución: en Audiencia Única Con intervención de las partes fija puntos controvertidos y admite medios probatorios. desalojo. los demás que la ley señale. Interdicción. Audiencia Única 10 días o en la misma Audiencia se expide SENTENCIA Saneamiento Procesal Fijación de puntos controvertidos Audiencia de Pruebas Sentencia 05 días Demanda Auto Admisorio Contestación de la demanda 10 días Requisitos: 424º Anexos: 425º Inadmisibilidad: 426º Improcedencia: 427º Requisitos: 442º Anexos: 444º Cuestiones Probatorias: Tachas y Oposiciones Plazo: con la contestación. documentos. Absolución: en Audiencia Única • 214 • .DERECHO PROCESAL CIVIL • • • Proceso Sumarísimo Sumarísimo: Alimentos. declaración de testigos. Atípicos: auxilios técnicos o científicos. Separación convencional y divorcio ulterior.

• 215 • . Extinción de la obligación Se resuelve las excepciones y se pronuncia sobre la contradicción.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Proceso Único de Ejecución 5 días Demanda Mandato Ejecutivo Contradicción y Excepciones o Defensas previas 3 días Absolución de la Contradicción Auto 3 días Apelación Título Ejecutivo y requisitos de la demanda y anexo (artículo 424º y 425º) 1. 2. señalará día y hora para la realización de una audiencia. Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el Juez lo estime necesario. la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. 3. Nulidad formal o falsedad del título. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación.

Requisitos de fondo: Se debe indicar el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución. plazo y ante el juez que emitió la sentencia o auto. 20 días Corre traslado Por 10 días en Abreviado y Conocimiento Confirmar Absolución o Adhesión Vista de la Causa Sentencia de Vista Sentencia Apelación SCCS Concesorio Eleva a la SCCS Revocar Plazos: Conocimiento: 10 días Abreviado: 05 días Sumarísimo: 03 días Con efecto suspensivo Leyenda: SCCS: Sala Civil de la Corte Superior • 216 • .DERECHO PROCESAL CIVIL • • • Trámite de la Apelación de Sentencia o Auto que pone fin al proceso Requisitos de forma: Tasa judicial. precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.

Infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Trámite del Recurso Extraordinario de Casación Requisitos de Forma: Sentencias en revisión por las Cortes Superiores. Requisitos de Forma Infundado el recurso de casación S 10 días Recurso de Casación SCCS Admisible el Recurso SCCSp Procedente Improcedente Fecha y hora para la vista de la causa 50 días expedir resolución Con reenvío Causales: Aplicación indebida. inaplicación de una norma de derecho material o la doctrina jurisprudencial. Multa 01 a 03 URP Fundado el recurso de casación Sin reenvío Leyenda: SCCS: Sala Civil de la Corte Superior SCCSp: Sala Civil de la Corte Suprema de la República • 217 • . Requisitos de fondo: no consentimiento de la resolución de primera instancia. ante el órgano que expidió la resolución y pago de la tasa respectiva. autos de las Cortes Superiores que ponen fin al proceso. dentro del plazo de diez días. fundamente con claridad y precisión. Interpretación errónea de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial. contravención del debido proceso.

DERECHO LABORAL .

en lo referente al trabajo subordinado y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios. poder sancionar al trabajador. CANESSA MONTEJO nos explica que “son ese conjunto de derechos laborales recogidos en los tratados internacionales de derechos humanos y/o consagrados en los textos constitucionales. sustitución o cuando se afecten derechos. ni ser sustituido o auxiliado. aplicación. Entre los principales principios del Derecho Laboral podemos señalar a los siguientes: A) In dubio pro operario: Ante una norma que tenga varias interpretaciones. contiene el ordenamiento jurídico concerniente a los derechos y deberes de los empleadores y trabajadores. salvo el caso del trabajo familiar. así como las formas de solución de los conflictos que se presenten entre estas partes. ¿Qué es el Derecho Laboral? El Derecho Laboral es la rama del Derecho que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de uno y otros con el Estado. igualdad de trato e igualdad de oportunidades.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 592. los servicios son autónomos o independientes). 595. la cual tiene carácter personalísimo. 594. Este es el elemento distintivo que permite diferenciar al contrato de trabajo del contrato de locación de servicios (en estos contratos. 593. Sobre estos. a cambio de un remuneración. que resultan indispensables para el respeto de la dignidad humana dentro de las relaciones laborales y que aseguran la satisfacción de las necesidades básicas dentro del mundo del trabajo”. se debe elegir aquella que sea la más favorable al trabajador. • 221 • . De la misma forma. como pueden ser el contrato de trabajo etc. E) Igualdad: Este principio engloba la igualdad ante la ley. y cuando lo crea conveniente. Este poder de dirección. y sanciona con la invalidez la transgresión de esta regla. y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas o inmediatas de la actividad laboral. Los Derechos Laborales desde el punto de vista de los Derechos Humanos Dentro de los Derechos humanos. en virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo (prestación de servicios). la subordinación y la remuneración: x La prestación personal de servicios es la obligación que tiene el trabajador de poner a disposición del empleador su propia actividad. De dicho vínculo surge el poder de dirección. fiscalizar. dentro de los criterios de razonabilidad. 596. C) Irrenunciabilidad de derechos: Este prohíbe que los actos de disposición del titular de un derecho recaigan sobre derechos originados en normas imperativas. no puede ser delegada a un tercero. tanto al momento de su producción. interpretación. B) Norma más favorable al trabajador: Se aplicará este principio cuando dos o más normas regulen en forma incompatible un mismo hecho. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo y en qué consiste cada uno de ellos? Los elementos esenciales del contrato de trabajo son tres: la prestación personal de los servicios. podemos encontrar un grupo al que podemos llamar Derechos Humanos Laborales. implica la facultad del empleador de dirigir. Principios Laborales Los principios justifican la existencia de normas. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es el acuerdo voluntario entre trabajador (necesariamente una persona natural) y empleador (que puede ser un apersona natural o jurídica). F) Primacía de la Realidad: Este principio se fundamenta en otorgarle el privilegio a lo que sucede en la realidad. x La subordinación es el vínculo de sujeción que tienen el empleador y el trabajador en una relación laboral. D) Condición más beneficiosa: Se define como aquel principio al que se recurre para mantener los beneficios obtenidos de actos o hechos no normativos. es decir. en vez de las manifestaciones de voluntad formales de las partes.

quien. Exp. se encuentra obligado a pagar a favor de aquel una remuneración. que solo podrá mantener dicha calidad hasta el cumplimiento de su objeto.E. ¿En qué consisten los contratos a tiempo indete3rminado y a plazo fijo? El contrato a tiempo indeterminado es aquel que se celebra entre un trabajador y un empleador. • 222 • . en dinero o en especie. sin presencia de subordinación o dependencia del contratado. ¿En qué consisten los contratos de locación de servicios y de obra? En el contrato de locación de servicios la prestación de servicios se realiza en forma independiente. a su vez. excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes. En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o el servicio objeto de la contratación. o cunado lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. éste se celebra cuando se cuenta con un objeto previamente establecido y de duración determinada. entendiéndose que en toda prestación de servicios que reúna los elementos esenciales de la relación laboral se presumen que estamos frente a un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Contrato de trabajo: Elementos constitutivos Para la resolución del presente caso resulta necesario que previamente se establezca lo que se entiende por contrato de trabajo y qué elementos del mismo reconoce como esenciales. sustentados en una modalidad de contrato cuando así lo requieran las necesidades del mercado o una mayor producción de la empresa. Nº 4875-2001 . 600. ¿En qué consiste los contratos sujetos a modalidad? Nuestra legislación laboral mantiene como regla general la celebración de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado. b) la subordinación y c) la remuneración. Sin embrago. 599. sin perjuicio de que las partes convengan la duración del respectivo contrato. son contratos a plazo fijo (sujetos a modalidad). los elementos esenciales de esta clase de contrato son: a) la prestación personal del servicio. En tal sentido. ya sea de manera escrita o verbal sin señalar plazo de vencimiento del contrato. el contrato de trabajo es entendido como un acuerdo de voluntades por el cual una de las partes llamada trabajador se compromete a prestar personalmente sus servicios en relación de subordinación a favor de la otra llamada empleador. Con respecto al contrato de obra. siempre que sea de su libre disposición.DERECHO LABORAL • • • x La remuneración es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios como contraprestación. Estos contratos pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa. (S) 597. Por otro lado. así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se prestará o de la obra que se ha de ejecutar. Su presentación ante la autoridad Administrativa de trabajo es optativa. El locador se encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato pero sin llegar a una situación de dependencia jurídica frente a quien lo contrata. 598. pero es imprescindible señalar expresamente su objeto. permite pactar contratos a plazo fijo a los cuales denomina sujetos a modalidad. sujeto al tiempo que demande el cumplimiento de dicho objeto.B. cualesquiera sea la forma o denominación que se le dé. Modalidades Formativas de Trabajo Las modalidades formativas laborales son tipos especiales de convenios que relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y formación profesional. Así.

pudiendo o no mantenerse el pago de la retribución. así como los días no computables se deducirán del tiempo de servicios. ¿Qué es un despido arbitrario y qué derecho tiene el trabajador frente a él? El despido es arbitrario cuando este se realiza sin haberse expresado causa. las modalidades de prestación de las tareas del trabajador. acorde con la naturaleza previsional del mismo. 603. Exp.Se define como ius variandi la potestad del empleador de variar. sin que desaparezca el vínculo laboral. 602. ¿Cómo se toma en cuenta el tiempo de servicios computable para la CTS? Son computables los días de trabajo efectivo realizado en el Perú. sino a las disposiciones específicas contenidas en la Ley Nº 28518 y en su reglamento y otras normas vinculadas a la promoción y formación profesional. están a cargo de los empleadores. a razón de un treintavo por cada uno de estos días. convenio. establece un régimen de depósitos de cumplimiento obligatorio. de acuerdo a ello. x Extinción del contrato de trabajo: Se entiende por extinción del contrato de trabajo a la terminación de la relación laboral. establecer si el actor cumple con el requisito establecido en el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 650 relativo a cumplir como mínimo cuatro horas diarias de trabajo efectivo para que le puedan corresponder los beneficios laborales de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada Compensación por tiempo de servicios: Jornada mínima para acceder a ella El Artículo 4° de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Suspensión y extinción del contrato de trabajo x Suspensión del contrato de trabajo: El contrato de trabajo se suspende cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar sus servicios por causales previamente establecidas en la ley. tiempo y lugar de ejecución de trabajo. no se cumple con el procedimiento de despido o no poderse demostrar la causa justa en juicio. cesando definitivamente las obligaciones a cargo del trabajador y empleador. estos depósitos. los días de inasistencia injustificada.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Estos convenios no están sujetos a las normas laborales vigentes. ¿En qué consiste la Compensación por Tiempo de Servicios y quiénes la perciben? La Compensación por Tiempo de Servicios constituye un beneficio social de carácter económico a favor del trabajador. debido a que el empleador ha resuelto el contrato de trabajo de manera unilateral. Ius Variandi: Concepto. Para verificar si corresponde el derecho a CTS debe determinarse si la relación entre las partes es de naturaleza laboral y. en virtud del cual éste se encuentra facultado a dar órdenes sobre el modo. se considerarán días efectivos las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades • 223 • . 604. en consecuencia.. ordenando las prestaciones laborales. o cuando las partes lo decidan. el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización. reglamento interno de trabajo. por lo que el Decreto Legislativo Nº 650. dentro de ciertos límites. señala que un trabajador tiene derecho a este beneficio social en la medida que cumpla con una jornada mínima de cuatro horas. Nº 387-2002-IND(S) 605. Derechos del empleador generados por el contrato de trabajo Poder de Dirección: Concepto.El poder de dirección es la potestad que confiere al empleador el contrato de trabajo. precisamente para proteger al trabajador de la posible insolvencia en que pueda incurrir el empleador. que deben realizarse en forma semestral. salvo la excepción referida a los convenios individuales de depósitos que la propia ley regula.. en consecuencia. 601. De manera excepcional.

609. salvo que. 610. por lo tanto. Estos días de descanso son retribuidos con la remuneración equivalente a los ordinarios días de trabajo. 607. en dinero o en especie. Se puede establecer por ley. como máximo. 608. ¿En qué consisten los descansos remunerados? La finalidad de los descansos remunerados es que los trabajadores puedan recuperar las energías desgastadas durante la semana laborada y destinen tiempo para sí mismos y sus familias. con el fin de cumplir la prestación laboral que éste exija. cualquiera que sea la denominación que se le dé. el cual se percibirá sin condición alguna. siguiendo el Convenio Nº 1 de la OIT. siempre que sea de su libre disposición. Excepcionalmente también se computan los días de descanso pre y post natal. se encuentre excluido legalmente o que por definición. ¿Qué se entiende por remuneración computable para el cálculo de la CTS? La remuneración computable. los días de huelga. así como el reconocimiento de determinados días en función a las festividades o acontecimientos por feriados. representa todo lo que percibe el trabajador por los servicios prestados. producto de la prestación personal del servicio y dedicar tiempo a sí mismo y su familia. sean en dinero o en especie. x Jornadas Atípicas: En los centros de trabajo en los que existan regímenes alternativos. siempre que no sido declarada improcedente o ilegal. siempre que sea de su libre disposición. el promedio de horas trabajadas en el ciclo o período correspondiente no puede superar el máximo de la jornada legal. salvo el caso del “Día del Trabajo”. de manera ininterrumpida. no ingrese dentro de la referida institución. acumulativos o atípicos de jornada de trabajo y descanso. semanal o mensual-. sin tener en cuenta la condición. en todos los casos hasta por sesenta días al año. convenio o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las máximas ordinarias. ¿Cuánto debe retribuir el empleador por los días feriados no laborables y cuáles son éstos? Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados no laborables equivalente a una remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. 611. Luego de cada año de servicios y siempre que el trabajador cumpla con los requisitos previstos. los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. ¿En qué consisten las vacaciones anuales? Es el derecho que todo trabajador tiene al descanso físico remunerado. el trabajador se encuentra a disposición de su empleador. se genera el derecho al descanso vacacional remunerado dentro del siguiente año calendario. ¿Qué es la remuneración? La remuneración es uno de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. el plazo o la modalidad de entrega. en razón de la naturaleza especial de la actividad de la empresa. x Jornada Ordinaria: La jornada legal que establece nuestra Constitución en su artículo 25º. es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. • 224 • . que sirve como remuneración de referencia para el cálculo de la CTS.DERECHO LABORAL • • • debidamente comprobadas. 606. los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de nulidad de despido. una ventaja o incremento patrimonial para el trabajador y su familia. con el fin de poder reponer sus energías. . Significa. ¿Qué es la jornada de trabajo? Es el tiempo durante el cual – en forma diaria. ciertamente. como contraprestación de su labor. Es por esa razón que todo trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. es la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador.

¿Qué es la asignación familiar y a cuánto asciende? Es una beneficio mensual otorgado a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva. con relación a determinada actividad. y siempre que cumpla con los requisitos correspondientes. 619. ¿En qué consiste la póliza de seguro de vida? Es una obligación económica que contrae el empleador a favor de los beneficiarios de los trabajadores para cubrir las contingencias que se deriven del fallecimiento o invalidez permanente de estos. ¿En qué consiste la remuneración mínima vital y actualmente a cuánto asciende? La remuneración mínima vital consiste en una retribución que se establece por ley y que no puede reducirse. Este beneficio asciende al diez por ciento mensual de la remuneración mínima vital vigente (actualmente S/. ¿En qué consiste la remuneración básica? La remuneración básica es la cantidad mínima o base que el trabajador percibe por sus servicios ordinarios. Actualmente dicha remuneración asciende a S/. Con la remuneración mínima vital se pretende que. la manera predominante es que el empleador realice el pago en dinero. 613. • 225 • . Las gratificaciones deberán ser abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre (este plazo es indisponible para las partes) 616. pero nada impediría que se pacte que la remuneración se pague en especie en su totalidad o de forma mixta. ¿Qué formas de pago puede utilizar el empleador para pagar la remuneración a los trabajadores? El empleador puede pagar la remuneración a los trabajadores en dinero. 614. los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a percibir dos gratificaciones. su finalidad es contribuir a la manutención de los hijos menores. 617. equivalentes a una remuneración mensual: una con motivo de Fiestas Patrias y otra con motivo de Navidad. cualquiera fuere su fecha de ingreso.00 nuevos soles mensuales).00 nuevos soles. En ese sentido.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 612. con independencia del número de hijos. ¿En qué consiste la contratación indirecta de personal? Esta modalidad suele denominarse en nuestro medio “intermediación laboral” y supone el destaque de trabajadores por un tercero a una empresa usuaria para que ésta última ejerza las facultades de dirección propias de todo empleador. 55. suma que se determina en función de la unidad de cálculo pactada. ¿Qué son las gratificaciones y cuándo deben ser abanadas? Son aquellas sumas de dinero (aguinaldos) que el empleador otorga al trabajador en forma adicional a la remuneración que percibe mensualmente. 550. Actualmente. ¿En qué consiste la participación de las utilidades? Es un derecho de los trabajadores reconocido constitucionalmente en los siguientes términos: “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación”. durante un lapso normal de trabajo – que es el máximo legal autorizado – el trabajador no pueda percibir una retribución inferior al importe establecido legalmente. 618. en especie o de manera mixta. 615.

DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO .

622. 621. con el fin de promover. ha dispuesto que los trabajadores y los empleados. sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o prórroga total o parcial. y de la otra. con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. desarrollar. 623. es inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes. x Continúan rigiendo mientras no sea modificada por una convención posterior. salvo resolución contraria de la autoridad judicial competente. ¿Qué debe contener un laudo arbitral que ponga fin a una negociación colectiva? El laudo deberá contener una solución que responda a las propuestas finales de las partes. es susceptible de impugnación por razones de nulidad por establece menores derechos a los contemplados por la ley a favor de los trabajadores. su duración es de un (1) año. 625. • 229 • . 624. ¿Qué es la libertad sindical? Es el derecho que tienen los trabajadores para poder sindicalizase sin autorización previa. a través de sus convenios.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 620. ¿Cuáles son las características de los convenios colectivos? Los convenios colectivos tienen las siguientes principales características: x Modifican de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide. una o varias organizaciones sindicales o. podrá atenuar posiciones extremas. un empleador. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Los convenios colectivos de trabajo son acuerdos que están destinados a regular las remuneraciones. Sin embargo. las condiciones de trabajo y productividad y demás relaciones entre trabajadores y empleadores. cualquiera que sea la modalidad del órgano arbitral. ¿Cuál es el número de trabajadores que debe tener afiliados un sindicato para que éste pueda subsistir? Para poder constituirse y subsistir los sindicatos deberán afiliar al menos a veinte (20) trabajadores tratándose de sindicatos de empresa. La interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral. el laudo. de una parte. El Árbitro o Tribunal Arbitral no podrá combinar planteamientos de una y otra. un grupo de empleadores o varias organizaciones de empleadores. fomentar. Para la decisión deberán tenerse presente las conclusiones del dictamen. sin embargo. Los contratos individuales quedan automáticamente adaptados a aquellos y no podrán contener disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador. x Rigen durante el período que acuerden las partes. A falta de acuerdo. por su naturaleza de fallo o de equidad. representantes de los trabajadores interesados. ¿Qué características tiene un laudo arbitral y en qué supuestos puede ser impugnado? En principio. o a cincuenta (50) trabajadores tratándose de sindicatos de otra naturaleza. sin ninguna distinción y sin autorización. expresamente elegidos y autorizados. que llevan a cabo. en ausencia de éstas. proteger y defender sus derechos e intereses en busca del mejoramiento social económico y moral de sus miembros. tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes. el laudo recogerán en su integridad la propuesta final de una de las partes. la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo. así como el afiliarse a estas organizaciones.

el sindicato debe inscribirse en el registro correspondiente a cargo de la Autoridad de Trabajo. ¿Cuántas clases de sindicatos pueden existir? En nuestro ordenamiento los sindicatos pueden ser: De empresa.DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO • • • Ahora bien. sin considerar para este efecto al personal de dirección o de confianza. necesarias para el mantenimiento y fomento de la armonía en las relaciones entre éste y sus trabajadores y para el desenvolvimiento efectivo de la prestación de trabajo. No es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo de dirigente sindical. a falta de éste. Agrupa a trabajadores que pese a pertenecer a empresas distintas. por el juez de Paz de la localidad. para que proceda la legalización del acto correspondiente. 627. oficios o especialidades que trabajan en común al servicio del mismo empleador. Agrupa a trabajadores de diversos oficios o profesiones que laboran para dos o más empresas de la misma actividad. tampoco pueden ser trasladados sin su aceptación de su lugar de labores ni tampoco pueden ser desmejorados en sus condiciones de trabajo. De actividad. Este registro es un acto formal y no constitutivo. en las empresas cuyo número de trabajadores no alcance al requerido para constituir un sindicato. De gremio. cuando en un determinado ámbito geográfico no se den las condiciones de número que permitan constituir sindicatos de otro tipo. con indicación del lugar. Agrupa a los trabajadores de diversas profesiones. ¿En que consiste el fuero sindical? El fuero sindical constituye una medida de protección que la ley otorga a favor de los dirigentes sindicales para que puedan ejercer libremente su actividad sindical. los trabajadores podrán elegir a dos (02) delegados que los representen ante su empleador y ante la Autoridad de Trabajo. 628. La elección de los delegados debe comunicada a la Autoridad de Trabajo y al empleador dentro de los cinco días hábiles siguientes. lo cual se hará constar en acta refrendada por notario público o. Asimismo. ejercen la misma profesión. En dicha norma se señalan • 230 • . ¿Cómo se constituye un sindicato y qué formalidades se deben seguir para registrarlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo? La constitución de un sindicato debe efectuarse mediante una asamblea. Para la admisión de esta clase de sindicatos lo más importante es ser trabajador de la misma empresa. ¿Qué es el Reglamento Interno de Trabajo? El Reglamento Interno de Trabajo (RIT) es el conjunto de disposiciones dictadas unilateralmente por el empleador. fecha y nómina de asistentes. Agrupa a trabajadores que realizan actividades diversas en distintas empresas o de actividades diferentes. en virtud de la cual no pueden ser despedidos sin que exista causa justa. que incluso pueden desarrollar actividades económicas diferentes. oficio o actividad al interior de las mismas. en ella se aprobará el estatuto eligiéndose a la junta directiva. cabe precisar que los dos delegados deberán ser elegidos por más de la mitad de los trabajadores de la empresa. Para la admisión de esta clase de sindicatos es fundamental ser trabajador de empresas que realicen la misma actividad. tales delegados ejercerán la representación de todos los trabajadores de la empresa ante el empleador y ante la Autoridad de Trabajo en forma conjunta. Para tales efectos. 626. y no puede ser denegado salvo cuando no se cumpliera con los requisitos necesarios para su formación y constitución. 629. El de oficios varios.

por lo menos con cinco (5) días útiles de antelación o con diez (10) tratándose de servicios públicos esenciales. deben contener las principales disposiciones que regulan las relaciones laborales. el modo de ejecutarlos y las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales. Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada por delegados. ¿De qué forma se lleva a cabo la aprobación del RIT? El empleador presentará ante la Autoridad Administrativa de Trabajo tres ejemplares del RIT. b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y que en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. entre ellas: a. • 231 • . 630. Para la declaración de huelga se requiere: a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores en ella comprendidos. 632. dentro de los cinco días naturales de producido el hecho. por el Juez de Paz de la localidad. acompañando copia del acta de votación. Su ejercicio se regula por el Decreto Ley Nº 25593 y demás normas complementarias y conexas. Las jornadas y horarios de trabajo. así como el tiempo de la alimentación principal. ¿Cuál es el contenido de dicho Reglamento Interno de Trabajo? El RIT. Están obligadas a contar con un reglamento interno de trabajo todas aquellas empresas que tengan más de cien trabajadores. como instrumento regulador de las obligaciones a que deben someterse empleador y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. e) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje 633. con abandono del centro de trabajo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM los lineamientos generales del servicio a prestar. el empleador se encuentra obligado a entregar a los trabajadores un ejemplar del reglamento interno o su modificación. d) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo. Asimismo. f. La admisión o ingreso de los trabajadores. 631. Otros aspectos que se consideren convenientes de acuerdo a la actividad de la empresa. c. Las medidas disciplinarias. El mismo procedimiento se sigue en el caso de modificación. el mismo que quedará automáticamente aprobado a su sola presentación. c) El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o. ¿Cuáles son los efectos de una huelga? La huelga declarada observando lo establecido en el artículo 73º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT) y produce los siguientes efectos: a) Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella comprendidos. b. con excepción del personal de dirección o de confianza y del personal comprendido en el artículo 78º de la LRCT. de no alcanzarse dicho número. la empresa puede establecerlo facultativamente. La modalidad de los descansos semanales. ¿Qué es la huelga? ¿Qué se requiere para declarar una huelga? Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores. Normas sobre el control de asistencia de trabajo. e. d. a falta de éste. la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente y ratificada por las bases. que haya presentado a la AAT.

violencia sobre bienes o personas. Por decisión de los trabajadores. sin afectar la subsistencia del vínculo laboral.DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO • • • b) Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo. d) No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por tiempo de servicios. Por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término a la controversia. c) Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias. Por haberse producido. ¿Cuándo termina una huelga? La huelga termina: a) b) c) d) Por acuerdo de las partes en conflicto. Por resolución suprema en el caso previsto en el artículo 68º de la LRCT. La resolución será emitida. • 232 • . Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78º o en el artículo 82º. 635. salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la Autoridad de Trabajo. con ocasión de ella. inclusive la obligación de abonar la remuneración. Por ser declarada ilegal. dentro de los dos (02) días de producidos los hechos y podrá ser apelada. de oficio o a pedido de parte. Por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81º. ¿Cuándo es declarada ilegal una huelga? La huelga será declarada ilegal: a) b) c) d) e) Si se materializa no obstante haber sido declarada improcedente. materias primas u otros bienes. La resolución de segunda instancia deberá ser emitida dentro del plazo máximo de dos (02) días. 634.

DERECHO LABORAL PROCESAL .

El proceso laboral se encuentra dentro del sistema inquisitivo. La sentencia debe reflejar exactamente a la demanda. En la legislación laboral no se contempla la resolución extra petita. el cual señala que debe haber una correspondencia o identidad jurídica entre lo peticionado y lo resuelto. con el fin de alcanzar la armonía y por ende la paz social. Definitivamente este principio refleja lo que conocemos como el “principio de congruencia”. mientras que el segundo cuando se lleva a cabo una determinada diligencia como una inspección judicial. tanto en el caso que subsista la relación laboral o cuando ésta se haya extinguido. El Juez para alcanzar la verdad puede actuar pruebas de oficio. • 235 • . “Ultra petita” y “Extra petita”. individuales o colectivos. es la que otorga mayores derechos o montos de los demandados. ni rápido ni lento. Entre la demanda y la sentencia debe existir una mutua correspondencia. ¿Cuáles son los principios del Derecho Laboral? 1) Principio de Inmediación. gratificación. es que se regula y limita la realización de los actos procesales en determinadas etapas del proceso. el Juez tiene mayores facultades que le permitan asumir el papel de director del proceso. de características muy peculiares. debe ir más allá de los formalismos. La resolución citra petita. 3) Principio de Celeridad Procesal. sino respetando el debido proceso. según lo dispuesto en el Art. La resolución ultra petita. en un proceso laboral se aplican las siguientes reglas: En un proceso por cobro de beneficios sociales y otros derechos remunerativos (vacaciones. Mediante este principio el Juez tiene mayor contacto o acercamiento con las partes del proceso (inmediación subjetiva) o también mayor contacto con los objetos del mismo (inmediación objetiva). Mediante este principio se busca que el proceso no se dilate más tiempo del necesario. La regla general señala que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión así como a quien lo contradice alegando nuevos hechos. porque se estaría vulnerando el derecho de defensa. Al trabajador le corresponde probar el vínculo o la relación laboral y al empleador le corresponde el cumplimiento de las obligaciones. 637. 7) Principio de Inversión de la carga de la prueba. ¿Qué es el Derecho Procesal Laboral? El Derecho Procesal Laboral o derecho procesal del Trabajo es un conjunto de normas jurídicas. Existen dos grandes sistemas procesales: Dispositivo e inquisitivo. vale decir. Pero este principio admite excepciones: “Citra petita”. incluso actuar pruebas de oficio. sin embargo. que regulan la solución de conflictos de trabajo. 196 del CPC. El Juez Laboral profundiza en la investigación para llegar a la verdad. El proceso laboral es eminentemente tuitivo. 2) Principio de Concentración. es la que otorga menores derechos o montos de los demandados. 6) Principio de Doble o mutua correspondencia. 4) Principio de Veracidad. y de esta forma evitar vicios procesales. En un proceso de impugnación por despido arbitrario al trabajador le corresponde probar el despido. Este principio busca que el proceso se realice en el menor tiempo posible y en forma continua. mediante una resolución motivada e inimpugnable. Por ello. Por ello. bonificación). 5) Principio Inquisitivo. Es la manifestación concreta del principio de economía procesal por razón de tiempo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 636. debiendo el Juez superar la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador mediante una serie de atribuciones. El primer tipo de inmediación se materializa cuando se lleva a cabo una Audiencia. mientras que al empleador le corresponde probar las causas de despido. el proceso debe desarrollarse en los plazos establecidos por Ley.

• 236 • . Competencia en razón de la función y Competencia por razón de la materia. El trabajador deberá probar la causal de nulidad que invoque. La competencia por razón de cuantía se determina de acuerdo al valor económico del petitorio siempre y cuando sea susceptible de valoración pecuniaria. b. Dicha competencia se determina con sujeción a las siguientes reglas: b. en la forma en que hayan sido liquidados por el demandante. c. es utilizada como una regla de hermenéutica (interpretación jurídica). 1) Competencia por razón de territorio. 3) Competencia por razón de función. 3) De los conflictos de competencia entre juzgados laborales de distinto distrito judicial. a nivel legislativo beneficia a ambos. c. éste debe estar exonerado del pago de tasas y derechos judiciales. El valor económico de la pretensión es el que resulta de la suma de todos los extremos que contenga la demanda. Acción popular en materia laboral. del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Paz Letrados en materia laboral. Las Salas Laborales de la Corte Superior conocen de las pretensiones en materia de: a. Doctrinariamente este principio beneficia al trabajador. 8) Principio de Indubio Pro Operarium. Si el trabajador es la parte más débil de la relación laboral.2. 2) Del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las Salas Laborales en primera instancia. a. costas. es Juez competente el del lugar donde se encuentra: a. El centro de trabajo en el que se haya desarrollado la relación laboral. 9) Principio de Gratuidad.1.DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO • • • En un proceso de nulidad de despido.3. 4) Competencia por razón de la materia. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema: 1) Del recurso de casación en materia laboral. Los Juzgados Especializados de Trabajo. Por razón del territorio y a elección del demandante.2. Competencia por razón de la cuantía. Son competentes para conocer por razón de la función: c. En las acciones derivadas de actos de hostilidad. La Competencia por razón de la materia se regula por la naturaleza de la pretensión y en especial de las siguientes normas: 1. Las Salas Laborales o mixtas de las Cortes Superiores. En su acepción amplia se considera a nivel legislativo para dictar normas a favor del trabajador y en su acepción restringida.1. El trabajador deberá probar la hostilidad de que fuera objeto. La Constitución consagra el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por ella y la ley al trabajador. El domicilio principal del empleador. 10) Principio de Irrenunciabilidad de los derechos. 2) Competencia por razón de la cuantía. ¿Qué criterios son tomados en cuenta para determinar la competencia en un proceso laboral? Nuestra legislación prevé cuatro tipos de competencia: Competencia por razón del territorio. Es un principio del derecho laboral sustantivo. costos ni conceptos que se devenguen en el futuro. El valor comprende sólo la deuda principal de cada extremo. al existir dudas sobre el sentido de una norma o varias normas aplicables a un caso concreto deberá considerarse lo más favorable para el trabajador. del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Trabajo.2. 638.1. no así los intereses.

compensaciones y derechos similares que sean de obligación del empleador y tengan expresión monetaria líquida hasta un máximo de 10 (diez) URP. Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación. j. Actuación de prueba anticipada sobre derechos de carácter laboral. c. e. acciones y demás documentos que contengan derechos o beneficios laborales. 640. Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que causa perjuicio económico al empleador. Los demás que no sean de competencia de los juzgados de paz letrados y los que la Ley señale. e. datos de identidad. 639. h. Pago de remuneraciones. • 237 • . Materia relativa al Sistema Privado de Pensiones. f. dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante o el de su representante. d. c. e. i. Impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación colectiva. Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza. 2. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. Reconocimiento de los derechos comprendidos en el régimen de trabajo del hogar. b. g. Acción contencioso administrativa en materia laboral y seguridad social. Entrega. incumplimiento del contrato y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza por parte de los trabajadores. siempre que excedan de 10 (diez) URP.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM b. conforme a la ley sobre la materia. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda laboral? Los requisitos de la demanda laboral son los siguientes: a) La designación del Juez ante quien se interpone. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la Ley. Conflictos intra e intersindicales. La homologación de conciliaciones privadas. k. incluidos los actos de hostigamiento sexual. b. cancelación o redención de certificados. cualquiera que fuere su cuantía. d. h. c. Los Juzgados de Paz Letrados conocen las pretensiones individuales sobre: a. estatutos sindicales. Los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos jurídicos sobre: a. pólizas. Ejecución de resoluciones administrativas. laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurídicos o títulos de otra índole que la Ley señale. f. Cese de actos de hostilidad del empleador. reglamentos internos de trabajo. sentencias emitidas por las Salas Laborales. Impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el empleador durante la vigencia de la relación laboral. g. ¿Quiénes pueden comparecer como partes a un proceso laboral? En un proceso laboral pueden comparecer como partes: el trabajador (persona natural que pone a disposición del empleador sus servicios a cambio de una remuneración) y el empleador (persona natural o jurídica que se encuentra obligado al pago de una remuneración por los servicios que presta el trabajador). si no pudiera comparecer o no comparece por sí mismo. 3. Las demás que la Ley señale. d. b) El nombre o denominación. Impugnación del despido. Pago de remuneraciones y beneficios económicos. Impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades administrativas de trabajo. Las demás que señala la Ley. incluida la cobranza de aportes previsionales retenidos por el empleador.

función o cargo desempeñados y la última remuneración percibida. Procede cuando se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional incompetente por razón de materia. i) Desistimiento de la pretensión. d) Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. debe estar premunida del poder suficiente que la faculte para intervenir en el proceso. con indicación del tiempo de servicios. ¿Cuál es el plazo para poder contestar la demanda en un proceso laboral? El plazo para contestar la demanda en un proceso laboral depende de la vía procedimental. es por ello. el recurrente está obligado a agotar la vía administrativa respectiva antes de acudir a la judicial. e) La determinación clara y concreta del petitorio contenido. certificará su huella digital ante el Secretario de Juzgado. si nos encontramos frente a un proceso laboral sumarísimo el plazo con el que cuenta el emplazado para contestar la demanda es de 05 días. k) Caducidad. si es un trabajador individual. los mismos que son contados desde que éste toma conocimiento de la demanda. f) La enumeración de los hechos y los fundamentos jurídicos de la pretensión. ¿En los procesos laborales pueden plantearse excepciones? La Ley Procesal de Trabajo en el artículo 23º hace mención únicamente a la excepción de transacción y la de cosa juzgada.DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO • • • c) El nombre o denominación de la persona natural o jurídica demandada. su representante legal o su apoderado y del abogado patrocinante. Esta excepción se refiere a defectos de forma. quien actúa en un proceso en representación del demandante o del demandado. Es aquella excepción que se plantea cuando se da inicio a un proceso idéntico a otro concluido por el desistimiento de la pretensión del accionante. con indicación de la dirección domiciliaria donde debe ser notificada. Con esta excepción lo que se procura es que exista identificación entre los sujetos de la relación procesal y los de la relación sustantiva. cuantía o territorio b) Incapacidad del demandante o de su representante. Se propone en los casos que se presente la presente trilogía: identidad de procesos. g) Los medios probatorios. Se da en casos en los que se pretenda impugnar alguna resolución administrativa. Se propone cuando por el transcurrir del tiempo se ha perdido el derecho a entablar una demanda o proseguir la iniciada en virtud de no haberse propuesto la pretensión procesal dentro del plazo establecido por ley. Esta excepción se plantea cuando las partes previamente han decidido resolver sus controversias a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos como es la conciliación y la transacción cuyas decisiones tienen el mismo efecto que una sentencia. • 238 • . Si nos encontramos frente a un proceso laboral ordinario el plazo para poder contestar la demanda es de 10 días contados a partir de la fecha de notificación de la demanda. las excepciones que puedan plantearse en un proceso laboral con las siguientes: a) Incompetencia. Por otro lado. 642. En caso que el demandante sea analfabeto. sin embargo. etc. por ejemplo: si se plantean pretensiones incompatibles. d) La situación laboral del demandante. que el demandante o su representante deben tener capacidad para actuar en el proceso física y procesalmente. o el petitorio en estas no es muy claro. Se propone en los casos que exista un proceso judicial con decisión firme y existe otro proceso entre las mismas partes. g) Litispendencia. h) La firma del demandante. La capacidad de las partes también constituye uno de los presupuestos del proceso. con indicación de montos cuando los derechos tenga naturaleza económica o expresión monetaria. j) Conclusión del proceso por conciliación o transacción. de partes y de pretensiones. es decir. Está relacionada con la llamada representación voluntaria. 641. f) Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. e) Falta de agotamiento de la vía administrativa. ello no implica que una de las partes puedan hacer uso de las excepciones previstas y reguladas en el artículo 446º del Código Procesal Civil. h) Cosa Juzgada. con la misma pretensión y el mismo interés para obrar. c) Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. La caducidad extingue el derecho y la acción. En suma.

por lo que dicha situación conlleva una serie de efectos jurídicos. sin embargo. absueltas o no las excepciones o cuestiones probatorias el juez tendrá el mismo plazo para señalar fecha y hora para la realización de la audiencia única. Remisión a la Sala Laboral Vista de la Causa Demanda Requisitos artículo 15º y 16º LPT. Apelación Artículo 52º LPT. Sentencia Alegatos (5 días) Sentencia de Vista Procedente Concesión Declaración de Procedencia Improcedente Resolución SDCS CS 645. Es similar a la excepción de caducidad. 643. ¿Cuál es el trámite de un proceso ordinario laboral? Contestación de Demanda Requisitos artículo 21º y 22º LPT. pero se entiende que se harán conjuntamente con la contestación de la demanda. ¿Cómo se desarrolla la audiencia única en el proceso? La audiencia única en un proceso laboral puede desarrollarse con la sola asistencia de una de las partes. el juez concederá a la otra parte el plazo de tres días para que subsanen. 57º y 58º LPT. La Ley Procesal de Trabajo señala que cuando una de las partes es declarada rebelde puede incorporarse al proceso siempre que cumpla con el pago de una multa ascendiente a 02 URP. 646. Si una de las partes a ha deducido excepciones o cuestiones probatorias. La prescripción extingue la acción pero no el derecho. 644. Concesión de Apelación Audiencia Única Artículo 63º y 64º LPT. ¿Cuál es el plazo para que el juez cite a audiencia única? Una vez que ha vencido el plazo para efectuar la contestación de la demanda con o sin ella. Es por ello. si ambas no asisten a pesar de encontrarse validamente notificadas el juez podrá archivar el proceso si han transcurrido 30 días naturales desde que se efectuó dicha diligencia y el proceso no ha sido impulsado por ninguna de las partes. Esta excepción es deducible cuando las partes han pactado previamente que cualquier controversia que surja entre ellas va a tener que ser resuelta a través del arbitraje. ¿Cuál es el tratamiento que se le da al rebelde en el proceso laboral? La rebeldía es aquel estado procesal que adquiere una parte por el hecho de haber estado válidamente notificado y aun así no contestar la demanda.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM l) Prescripción extintiva. en el cual se establece que el rebelde podrá incorporarse al proceso sujetándose a la etapa en la que se encuentre el litigio. es decir. Cabe señalar que el desarrollo de la audiencia única en un proceso ordinario laboral es semejante al desarrollo de la audiencia única de un proceso sumarísimo civil. no requiere pagar ninguna multa como en los procesos laborales. se diferencian en el hecho que la ésta no se aplica de oficio sino tiene que ser pedida por una de las partes. La Ley Procesal de Trabajo no establece el plazo en el que deben de plantearse las excepciones en un proceso laboral. sin embargo. m) Convenio arbitral. que una vez instalada la • 239 • . El tratamiento que recibe el rebelde en materia laboral difiere del tratamiento que se le da en el ámbito civil. Recurso de Casación Requisitos y Causales Artículo 56º. el juez dentro de los siguientes 15 días deberá citar a las partes para la realización de la audiencia única.

ya que esta consiste en el acuerdo al que lleguen las propias partes. desnaturalizando la conciliación. la cual debe ser emitida en un plazo no mayor de 30 días. ¿Puede interponerse recurso de casación para revisar convenios colectivos? No. En el caso de que no se llegue a una conciliación. En el caso de haberse deducido cuestiones probatorias. 650. vía casación no pueden ser revisados los convenios colectivos que acuerden el trabajador el empleador ya que estos tienen un carácter privado por lo que resultaría improcedente la interposición de dicho recurso para revisar los convenios colectivos. el juez procederá a determinar los puntos controvertidos de la litis. Lo resaltante de los alegatos laborales es que en ellos las partes pueden proponer un proyecto de sentencia la cual podrá o no ser tomada en cuenta por el juez al momento de resolver. La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores. lo cual se logrará solo si es que concurren todos los presupuestos procesales así como las condiciones de la acción. Esta etapa difiere del proceso civil. • 240 • . La interpretación errónea de una norma de derecho material. siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. La inaplicación de una norma de derecho material. ¿Todos los medios probatorios se actúan dentro de la audiencia única? No. 647. es de 15 días de haberse realizado la audiencia única. El juez antes de declarar saneado el proceso verificará la concurrencia de dichos presupuestos y condiciones. Una ves determinados los puntos controvertidos. puesto que en los procesos civiles el juez en esta parte de la audiencia propone una fórmula conciliatoria a las partes. el juez procederá a sanear el proceso. así como también verificará si es que se han planteado excepciones o cuestiones previas. se procederá al saneamiento probatorio. Otra de las excepciones se encuentra constituida por la prueba pericial. las cuales deberán ser resueltas antes de declarar saneado el proceso. ¿Cuál es el plazo para poder interponer recurso de casación en materia laboral y cuáles son las causales por las que se puede interponer recurso de casación? El plazo para interponer recurso de casación en materia laboral es de 10 días contados desde la notificación de la sentencia de vista. El saneamiento procesal consiste en la declaración de una relación jurídica procesal valida entre las partes. 648. el juez invitará a las partes de conciliar. Luego del saneamiento procesal. Este recurso tiene como finalidad la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral. acompañando sus respectivas pericias de parte. Esta fijación resulta importante ya que en base a ellos el juez tendrá que admitir los medios probatorios. el juez deberá primero resolverlas y luego señalará cuales son los medios probatorios que se admiten. 649. pronunciadas en casos objetivamente similares. Cabe señalar que el plazo para poder emitir sentencia en un proceso ordinario laboral. En estos casos. ¿En que etapa se pueden presentar los alegatos? ¿Cuál es el plazo con el que se cuenta para expedir sentencia? En los procesos laborales las partes pueden prestar sus alegatos dentro de los cinco días de haberse desarrollado la audiencia única. Las causales por las cuales se puede interponer este recurso son: a) b) c) d) La aplicación indebida de una norma de derecho material.DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO • • • audiencia. Previsional y de Seguridad Social y la unificación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. luego es puesta en conocimiento de las partes quienes deberán de formular sus oposiciones en el plazo de 05 días. si bien es cierto en los procesos laborales se realiza una audiencia única ello no implica que en esta diligencia se tengan que actuar todos los medios probatorios puesto que existen excepciones como es el caso de la exhibición de planillas de un empleador que cuenta con más de 50 trabajadores. debe apersonarse el revisor de planillas al centro de trabajo. para su posterior actuación.

son oponerse ni contradecir los fundamentos doctrinarios que distingue a la legislación laboral de la actividad privada del resto de nuestro ordenamiento positivo. automáticamente se aplicarían las normas del CPC a la ley de Procesal de Trabajo cuando ésta no regule un determinado tema. con el objeto de aplicar el principio de la función jurisdiccional ¿Es posible aplicar en forma supletoria el Código Civil? La Ley Procesal de Trabajo refiere que el recurso de casación tiene como fin esencial la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales de Derecho Laboral. Compendio Individual de Derecho de Trabajo. Jorge y VINATEA RECOBA. En el caso del recurso de casación en materia laboral. es posible examinar disposiciones del Código Civil que. cubren los vacíos de aquella. Lima: Editorial Gaceta Jurídica. “Derecho Colectivo de Trabajo”. ¿La supletoriedad del Código Procesal Civil en materia laboral es automática? Si bien es cierto la Tercera Disposición derogatoria. en aplicación del principio de la función jurisdiccional.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 651. En otras palabras. • 241 • . 2005. ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Lima: Editorial Jurídica Grijley. Javier. “Guía Laboral”. 652. Previsional y de Seguridad Social. ¿Qué asuntos se tramitan en la vía sumarísimo laboral? En los procesos sumarísimos laborales se tramitan los asuntos contenciosos que son de competencia de los Jueces de Paz Letrados. pues no puede dejarse de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. excepcionalmente. Sustitoria y Final de la Ley Procesal de Trabajo establece que las normas del Código Procesal Civil son aplicables en forma supletoria en materia laboral. Edición 2007. Luis. ¿Cuál es el trámite de un proceso sumarísimo laboral? 5 días Demanda Contestación de Demanda y Excepciones 10 días Audiencia 10 días Sentencia BIBLIOGRAFÍA TOYAMA MIYAGUSUKU. Primera Edición. p. 134. 654. ARÉVALO VELA. Primera Edición. también es cierto que dicha supletoriedad está reservada a lo no previsto por la Ley Procesal de Trabajo. 653. y con el objeto de complementar y reforzar su aplicación.

DERECHO PENAL .

nulla poena sine lege” acuñado por el jurista alemán Paul Johann Anselm von Feuerbach. El Derecho penal como medio de control social formal. acudiendo para ello a la amenaza de imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen. el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos . FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL 655. consiste en aquel mandato por el cual una persona no puede ser sancionada si es que su conducta desaprobada no se encuentra totalmente regulada en la ley. puede conceptualizarse como aquella parte del ordenamiento jurídico que define ciertas conductas como delitos y establece la imposición de penas o medidas de seguridad a los infractores de las expectativas normativas. Asimismo la doctrina las propone como guía para la interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico-penal. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL 657. En este sentido el Derecho penal se caracteriza por prever las sanciones en principio más graves . como aquellos valores fundamentales de toda sociedad que proporciona el ordenamiento de protección de Derechos Humanos y los principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios generales del Derecho Penal? La doctrina ha establecido los siguientes principios generales del Derecho penal: x Principio de legalidad El principio de legalidad conocido bajo el axioma “nullum crimen. y art. el Derecho penal realiza su tarea de defensa de la sociedad castigando las infracciones jurídicas ya cometidas: en este sentido es de naturaleza represiva. 658. se encuentran ubicados en el Título Preliminar del Código Penal.los delitos -. ¿Cual es la función del Derecho Penal? El Derecho penal tiene por función garantizar la protección de los bienes jurídicos. cumple dicha misión previniendo infracciones jurídicas de comisión futura: en este aspecto tiene la naturaleza preventiva. ¿Que es el Derecho Penal? El derecho penal en sentido normativo.penas y medidas de seguridad -. II Título Preliminar del C. para de esta manera delimitar al poder estatal. Es por tal motivo que señala que nadie podrá ser sancionado o penado si es que su comportamiento no se encuentra constituido como un delito o falta en el ordenamiento jurídico al momento de su realización. • 245 • .P.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM PARTE GENERAL I. De otro. II. Estos principios tendrán que ser utilizados por aquellas personas que quieran aplicar sistemáticamente la legislación penal. tiende a evitar determinados comportamientos que se estiman indeseables. (Art. 2º. como su fuente inspiradora. 656. inc. Así mismo. de un lado. entendido éste. ¿Qué son los principios rectores del Derecho Penal? Los principios fundamentales del Derecho penal son pautas generales sobre los cuales descansan las diversas instituciones del Derecho Penal Positivo. literal d) de la Constitución Política del Perú) El principio de legalidad ha sido adoptado por los convenios y declaraciones más importantes que se han dado en nuestros tiempos: la Declaración Universal de Derechos Humanos. 24.

También es conocido como principio de legalidad procesal. De esta manera. se prohíbe la creación de conductas criminales por vía judicial ya que dicha misión le corresponde a la ley penal. se encuentren definidas como delito por la ley penal. c) Garantía jurisdiccional. Esta garantía parte de la premisa de que toda pena tiene que ser cumplida. castigarla con pena y/o medida de seguridad. Esta garantía señala que no se puede imponer a la persona una pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en el Código. “inventar” penas. Esta garantía señala que no se puede definir como conducta delictiva a aquella conducta que no se encuentra previamente señalada en la ley y. Esta garantía es conocida como principio de legalidad en la ejecución. De esta manera. pues las personas sólo podrán verse afectadas en sus derechos fundamentales cuando sus conductas se encuentren prohibidas previamente por la ley. Garantías que exige el principio de legalidad La doctrina reconoce cuatro garantías: a) Garantía criminal (nullum crimen sine lege). 9 de la Constitución Política del Perú). a los que condicionan la posibilidad de atribuir un hecho antijurídico a su autor. se entiende que se califica como delito aquello que sólo la ley lo expresa sin importar si aquella conducta sea considerada reprochable y/o lesione el Derecho (principio de legalidad criminal). hallándose vedado sustituir por otra la penalidad prevista en cada figura delictiva y. posteriormente. de manera previa. d) Garantía de ejecución penal. x Principio de la prohibición de la analogía En nuestra legislación penal se prohíbe la aplicación de la ley por analogía. III del Título Preliminar del C. Por ende. es decir. no se podrá aplicar a un caso que no está previsto en la ley una norma que no le corresponde. 139º. expresa el conjunto de presupuestos que permiten “culpar” a alguien por el evento que motiva la pena: tales presupuestos afectan a todos los requisitos del concepto de delito.P. más aún. La primera señala que está permitido el razonamiento por analogía y que el juez pude acudir a normas semejantes para resolver el caso que está investigando. En la doctrina suele diferenciarse entre analogía in bonam partem y analogía in malam partem. Mientras que la analogía in malam partem señala todo lo contrario. el principio de legalidad puede percibirse como una limitación al poder punitivo del Estado y como una garantía. en sentido estricto. y art. mucho menos.DERECHO PENAL • • • El principio de legalidad se constituye como el más importante y principal límite frente al poder punitivo del Estado. Esta garantía sostiene que nadie puede ser sancionado ni castigado sino sólo a través de un juicio formal. Este principio tiene su soporte en que la sanción jurídica se corresponde con la • 246 • . pues éste sólo podrá aplicar la pena a las conductas que. es decir. siempre y cuando lo único que se logre conseguir es perjudicar al procesado o al reo. x Principio de responsabilidad penal o de culpabilidad La culpabilidad puede ser entendida desde dos sentidos: en sentido amplio. se refiere sólo a una parte de tales presupuestos del delito. De esta manera. Partiendo de ello. es decir. b) Garantía penal (nulla poena sine lege). en el cual se respeten las garantías constituidas por la ley penal. que está totalmente prohibido el razonamiento analógico. ejecutada y aplicadas. (Art. esta garantía se sustenta bajo el axioma siguiente: “No puede ejecutarse pena alguna sino en la forma prevista por la ley”. Asimismo el empleo de este mecanismo de razonamiento analógico debe realizarse siempre y estrictamente cuando sea a favor del reo o procesado. Es por ello que también recibe el nombre de principio de legalidad penal. inc. un sector de la doctrina sostiene que no pueden asignarse más penas que las implantadas por el legislador en cada cuestión.

Por otra parte. este debe de estar reconocido como tal por la ley y asimismo debe de estar protegido por ésta. deseado) o culposo (imprudente). es decir. Por tanto. y.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM reprochabilidad social al autor del hecho –quien en base a su libre albedrío y a su conocimientorealiza una conducta no adecuada al ordenamiento jurídico vigente. a toda aquella acción que el agente cometa para causar un determinado daño a un bien que está protegido por el ordenamiento jurídico. primero debe de existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido. x Principio de subsidiaridad Este principio señala que cuando se realice en la sociedad algún hecho delictivo. si la persona que ha realizado una conducta delictiva se configura como imputable. Asimismo de este principio devienen otros principios que en conjunto forman el principio de culpabilidad.que ha de emplear el Estado para resolver el caso determinado. para que un interés personal y/o social se pueda considerar como bien jurídico protegido. el Derecho penal a través de este principio se reconoce como mecanismo de última ratio. x Principio de protección de los bienes jurídicos o de lesividad También llamado principio de lesividad o de la objetividad jurídica. así: a) Principio de personalidad A través del principio de personalidad se señala que es responsable quien individualmente ha cometido un acto delictuoso. se prohíbe que una persona responda jurídicamente por hecho e injusto ajeno. es decir. es necesario que el hecho sea doloso (querido. pues éste por intermedio de las penas se convierte en un mecanismo traumático para el autor del hecho criminoso. Partiendo de esto. hacia el hecho que ha cometido y no a la personalidad que contiene la misma persona. su importancia radica en que la protección del bien jurídico es la razón que legitima la intervención penal. b) Principio del acto Este principio se dirige hacia la conducta de la persona. entre otros A través de este principio controlamos la función de la creación de nuevos delitos. Entonces. Este principio señala que para que una conducta determinada se configure como delito. se entiende por lesión al bien jurídico. es decir. en cuanto ha realizado aquella conducta. • 247 • . Por ello. no se podrá decir que un acto es ilícito si no se encuentra fundamentado en la lesión de un bien jurídico. la libertad. primero debe recurrirse a otros recursos jurídicos –ya sean civiles o administrativos. recurrir en última instancia al Derecho penal. c) Principio de dolo o culpa Este principio demanda al Derecho Penal que para que alguna persona sea declarada culpable del hecho que ha cometido. d) Principio de imputación personal Este principio se corresponde con la capacidad de ejercicio de la persona. Definimos el bien jurídico como aquellos intereses sociales que por su notable importancia para el desarrollo personal y para el desenvolvimiento de la sociedad en general son merecedores de resguardo y protección a través de las normas jurídicas que componen el Derecho penal. Por ejemplo: la vida. obligando al legislador a definir el bien jurídico que se quiere proteger a través de la ley penal.

de esta forma se excluyen aquellos delitos que son cometidos por hecho fortuito. Esta igualdad también se ve reflejada en el derecho penal cuando se establecen las garantías para el cumplimiento de un proceso justo: que el trato de las personas al momento de sancionar un delito sea igual. c) Proporcionalidad: el grado de realización del fin constitucionalmente legítimo debe ser equivalente al grado de afectación del derecho a la libertad personal. bienes jurídicos que requieren de tutela penal para su desenvolvimiento en la sociedad. no toda conducta activa u omisiva que ocasione lesión a determinados bienes jurídicos va a ser merecedora de intervención punitiva. La principal misión de este principio es reducir la violencia estatal. Este principio a la vez regula que para la imposición de la pena debe cumplirse con dos requisitos fundamentales: o Primero. b) Necesidad: la intervención en los derechos fundamentales. De ahí que. x Principio de igualdad Este principio de igualdad consagrado constitucionalmente señala que las personas tienen derecho a un trato justo y equitativo. aplicando las penas bajo criterios razonables y adecuando las penas a la Humanidad del Hombre. el Derecho penal no proteja todos los bienes jurídicos sino una parte de ellos: bienes jurídicos penales.DERECHO PENAL • • • x Principio de fragmentariedad Este principio señala que el Derecho penal va a tutelar aquellos objetos e intereses que son importancia para la sociedad. sino solamente aquellas conductas cuyo resultado delictuoso sea una vulneración a aquellos bienes jurídicos de suma importancia. y su patrimonio (pena de multa). para poder aplicar el principio de proporcionalidad el juez primero tendrá que definir la importancia del bien jurídico protegido. Sirve como un criterio rector y de orientación a la política criminal del Estado y al control penal en su conjunto • 248 • . que se establezca la culpabilidad del autor y que además reúna los requisitos indispensables para que se pueda iniciar un proceso penal. Sin embargo. es necesaria cuando están ausentes otros medios alternativos que revistan cuando menos la misma idoneidad para lograr el objetivo constitucionalmente legítimo y que sean más benignos con el derecho afectado. es decir. Después de haber determinado la importancia del bien jurídico el juez tendrá que examinar la forma en la que el bien jurídico ha sido violado o trasgredido porque no se le va aplicar a una persona que ha cometido un delito con dolo la misma pena que se le aplicaría en el caso de haberlo realizado con culpa. x Principio de proporcionalidad de la pena Este principio señala que entre el delito cometido y la pena impuesta debe de existir una proporción. o Segundo. sin hacer ningún tipo de diferenciación. x Principio de Humanidad de las Penas Este principio busca reducir esa secular violencia producida por la pena en el hombre y que lo afecta en sus derechos más importantes e imprescindibles como la vida (pena de muerte). Por tanto. Además debemos distinguir que dentro de este principio encontramos tres sub-principios: a) Idoneidad: el legislador al momento de imponer una pena debe prever que cumple con un objetivo constitucionalmente legítimo. a través de la legislación penal. libertad (pena privativa de libertad). que el delito haya sido cometido con dolo o culpa.

Su fundamento radica en la protección de bienes jurídicos pertenecientes del Estado.). que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo en donde ningún estado ejerza soberanía.P. los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una aeronave civil peruana que se encuentra sobre territorio extranjero se someten a la ley peruana.P. sino a los antecedentes del sujeto. en las naves o aeronaves nacionales privadas. Se discute la extensión vertical del espacio aéreo sobre el suelo y el dominio marítimo. Entendemos por territorio. ¿Qué es el Principio del Pabellón (Derecho de Bandera)? Es una ampliación del principio de territorialidad por el que se extiende la aplicación de la ley penal peruana a hechos punibles cometidos en naves o aeronaves nacionales públicas en donde se encuentren y. Decreto Supremo Nº 781 del 1 de agosto de 1947). ni el lugar donde se haya cometido. sobre las infracciones cometidas por cualquier persona. el agente. x Principio real de Defensa o de protección de intereses.) Los hechos ocurridos. es necesario recalcar que el concepto jurídico de territorio es más amplio que su concepto geográfico o del léxico.2 662. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL 660. que puedan serle indiferente a otro Estado. principio de personalidad. principio de universalidad (justicia mundial). La Constitución Política del Perú (artículo 54º in fine) y las normativas correspondientes a su ordenamiento jurídico se afilian a la teoría ilimitada en la altura. (Art. sin considerar la nacionalidad.). 1º del C. sin importar la nacionalidad del autor y de los partícipes (art. por lo que.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 659. excepto cuando afecten la seguridad o el orden público de la República Peruana y cuando causen daño a personas o bienes en territorio peruano. Es pues. Los delitos cometidos a bordo de una nave civil extranjera en vuelos sobre territorio peruano se rigen por leyes del Estado de matrícula de la aeronave. ¿En qué consiste la extraterritorialidad?3 Consiste en casos en que se extiende la ley penal peruana a hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional (Art. No obstante. 54º segundo párrafo de la Constitución. ¿En qué consiste y se fundamenta el Principio de Territorialidad? El principio de territorialidad consiste en que el delito se reprime por el Estado en cuyo territorio se ha cometido. • 249 • . Se aplica la ley nacional a todas las conductas que afecte los intereses del Estado. III. excepto cuando los efectos de tales actos o delitos afecten la seguridad o el orden público del Estado subyacente o causen daños a personas o bienes dentro de dicho territorio. siendo este un exceso establecido no en función al delito cometido. para la aplicación de las leyes penales. el suelo. Por lo tanto todos los delitos cometidos en el territorio peruano caen bajo el imperio de la ley peruana y se fundamenta en el criterio de la soberanía del Estado. la ley penal tiene validez estrictamente en el territorio de la República. 1º del C. ¿Cuál es la excepción al principio de Proporcionalidad de las Penas? La excepción está dada por la introducción de la reincidencia y la habitualidad que permiten al Juzgador incrementar la pena. 2º del C. dominio marítimo y espacio aéreo que cubre la nación peruana (artículo 54 de la Constitución). no brindándole protección o haciéndolo de manera insuficiente. El perímetro del suelo que integra al territorio está precisado en los tratados celebrados con nuestros países limítrofes. Los principios correspondientes son: principio real o de protección de interés. todo lugar donde el Estado ejerce su soberanía.P. 661. subsuelo. el dominio marítimo comprende una extensión de doscientas millas marinas contadas desde la costa (art.

el Estatuto de Roma. 4º in fine del C. Fue adoptado en la ciudad de Roma. 4º del C. que haya doble incriminación y que cuando el culpable ingresara de cualquier modo en el territorio de la República.DERECHO PENAL • • • x Principio de personalidad activa La ley peruana se aplica al nacional que cometa una infracción en el extranjero (artículo 2 inc. Cuando la acción y el resultado del delito se producen en un mismo lugar de comisión.P. Problemática especial representan los delitos de tránsito en los que ni la actividad inicial ni el resultado se produce en el Perú. sino que sólo transcurre en nuestro territorio parte del proceso ejecutivo del delito. ¿El principio de Universalidad tiene relación con la Corte Penal Internacional? Sí existe relación entre el principio de universalidad y la Corte Penal Internacional cuyo instrumento de creación. la más importante dificultad se encuentra en los delitos a distancia que son aquellos en los que la conducta tiene lugar en un territorio y el resultado en otro. 78º del Código Penal) o a la extranjera. el 17 de julio de 1998. 5 del C. la del resultado y la de la ubicuidad. siendo posible la intervención de dicho Tribunal cuando el Estado no quiere o no puede juzgar. no se presentan dificultad para los efectos de la territorialidad. en concordancia con los presupuestos del artículo 2º del C.P. Se exige que la infracción sea susceptible de extradición.P.). pero tendrá que computarse la parte de la pena cumplida (art. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo las Excepciones al Principio de Defensa y de Personalidad no se aplican? Las excepciones del principio real o de defensa y los de personalidad no se aplican cuando la acción penal se encuentre extinguida conforme a la legislación nacional (art. 4 del C. Italia. • 250 • . La nacionalidad de la víctima es indiferente. x Principio de universal (Justicia Mundial) Este principio pretende la “protección de los intereses culturales de todos los Estados”. Tampoco se aplican cuando se trata de delitos políticos o hechos conexos con ellos y cuando el acusado haya sido absuelto en país extranjero. la nacionalidad del autor o la víctima de la infracción (artículo 2 inc. prevé delitos de interés universal como son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra.P. Cuando el condenado no hubiere cumplido totalmente la pena. el principio universal o de la justicia universal es un grado en la solidaridad internacional frente al delito.P. podrá renovarse el juicio ante Tribunales peruanos.). o ésta se hallare preescrita o le hubiera sido remitida (art. que exista doble incriminación (delito también punible en el Estado extranjero) y que cuando el culpable ingresare de cualquier modo en el territorio de la República. o cuando el condenado haya cumplido la pena. En otros términos.) 664. Sin embargo. resulta indiferente el lugar de comisión.).P.). 665. ¿Cuál es el lugar de comisión del delito? Es el lugar donde el autor o partícipe haya obrado o dejado de obrar. Pero también lo extienden al lugar donde se producen sus efectos o las consecuencias de la infracción. Tres son las teorías que plantean solución para esta problemática: la teoría de la acción. significa que los Estados se comprometen a aplicar la ley nacional cualquiera que sea el lugar en que el delito se haya cometido. x Principio de personalidad pasiva La ley peruana se aplica al extranjero que comete un delito contra un nacional fuera del territorio de la República (artículo 2 inc. durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". según el caso. 663. Se exige que la infracción sea susceptible de extradición. 4 del C.

En otras palabras. a aquel Estado que es competente para juzgarlo o ejecutar la pena que le haya sido impuesta como reo presente. no podrá ser juzgado mientras se encuentre en dicha situación. ¿Cuales son las formas de extradición? Extradición activa (procedimiento de extradición): es aquella en virtud de la cual nuestro país solicita a otro Estado la entrega de una persona que se encuentra en el territorio de ese otro Estado. ¿Que es la extradición? Es el acto o procedimiento de la entrega de una persona. en tercer lugar. La extradición es considerada también como el procedimiento de cooperación judicial internacional que tiene por objeto la puesta a disposición del justiciable que se encuentra “en rebeldía” y que. con la finalidad de que pueda ser juzgada en nuestro territorio. En esta institución participan tres elementos importantes: el Estado requirente. el Estado requerido y el extraditurus o también denominado extraditable. 508º Código Procesal Penal). 667. ¿Cuales son los principios que rigen la extradición? x Principio de Legalidad: el cual señala que la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado (internacional) o de la ley. esta teoría logra conciliar las teorías anteriormente mencionadas. El principio de especialidad: significa que el Estado requirente no puede ampliar el enjuiciamiento a hechos distintos a los que motivaron la extradición ni tampoco a una condena diferente a la de los • 251 • x . x Teoría de la ubicuidad (Binding) Considera que el lugar de comisión es tanto el de la acción como del resultado típico. 668. El gobierno peruano podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente. 666. en que la teoría fundamentada en el resultado origina soluciones insatisfactorias como en el caso del sujeto que actúa en estado de inimputabilidad y el resultado se produce cuando recupera la normalidad o los cambios legislativos que se producen en el tiempo que transcurre entre la acción y el resultado y. por consiguiente. x Teoría del resultado (von Liszt) Afirma que el lugar de comisión es donde se produce el resultado. Esta forma de extradición se observó en el caso del ex presidente fujimori fujimori tras solicitar a la republica de Chile su extradición. Extradición pasiva (procedimiento y principios que la regulan): en este caso el Perú es el que concede la extradición de una persona a otro país. Su fundamento se apoya en el sentido que el resultado no permite una solución general. el delito se comete en el momento en que se exterioriza la voluntad de ejecutar determinada conducta. se alude a las dificultades para determinar el lugar del resultado. Esta es la fórmula que se acepta como alternativa en el artículo 302º del Código Bustamante que acuerda “dar preferencia al derecho de la soberanía local en que el delito se haya consumado”. De esta manera. Además. por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado. ésta es la posición mayoritaria y la que es incorporada en códigos y proyectos.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM x Teoría de la acción (Frank) Considera que el lugar de comisión del delito es aquel donde fue practicada la acción o realizada la omisión. atendiendo al principio de reciprocidad en el marco de respeto de los derechos humanos (art. pues existen delitos sin resultado (de pura actividad). Por otra parte. acusada o condenada por un delito.

de la protección del Estado. 669. En tanto se decida la situación del solicitante. 520º C. Se configura así como una protección graciable concedida por el Estado en el ejercicio de su soberanía a los extranjeros que se encuentran perseguidos por razones políticas. Con respecto a éste último se orienta esencialmente por los Tratados Internacionales y por la costumbre. 517º. la cual a pesar de señalar que la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible.. bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. ¿Cuales son las clases de asilo? Existen dos clases de asilo: asilo territorial y asilo diplomático. se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. inc. y el concedido en la sede de las Misiones Diplomáticas.DERECHO PENAL • • • supuestos señalados en la solicitud (art. Proc. 673. o crean más responsabilidad penal. • 252 • . Es una garantía que complementa a la de legalidad. Si se requiere una extradición por varios delitos. sino que sólo se aplica la ley que rige al tiempo de comisión (tempus regit actum). pues difícilmente se podría consolidar ésta si una vez el sujeto en poder del Estado requirente fuera juzgado y condenado por hechos distintos. aeronaves o campamentos militares del país en el exterior. y. Esta institución se encuentra acogida en nuestra Constitución Política en su artículo 36ª. ¿Que es el Derecho de asilo? El derecho de asilo constituye la protección dispensada a los extranjeros a los que se reconozca la condición de refugiado y que consiste en su no devolución ni expulsión. P. Inc. de manera provisional. éste gozará. según sea en el territorio de un país distinto al suyo. posee rango constitucional -como base fundamental de todo ordenamiento jurídico-. al mismo tiempo. en materia penal cuando le favorece al reo (art. étnicas. de raza. 6º CP. 670. en el Derecho penal lo que sí se prohíbe es la aplicación de la retroactividad de aquellas leyes penales que crean. que significa aplicar la ley a supuestos anteriores a la misma. Esta excepción favorable se encuentra recogida en la disposición del art. en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. señala que la ley. es consecuencia directa del principio de legalidad. que es aquella que entra en vigor después de la comisión del hecho.). al mismo tiempo. ¿Que son las leyes intermedias? Un supuesto especial lo plantea la aplicabilidad de la ley intermedia. ¿Que es el principio de irretroactividad? Este principio básico de irretroactividad de la ley penal. ¿Excepciones al principio de irretroactividad? Esta excepción es el llamado principio de retroactividad favorable de la ley penal. El Asilo se denomina Territorial cuando es concedido dentro de las fronteras del Estado. con eficacia hacia atrás. incluyendo las residencias de los Jefes de Misión. 671. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. religión o por pretender el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales protegidos en el ordenamiento jurídico nacional. etc. y es. no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”. considerado como el reverso de la extradición en estos casos. No obstante. 672. En caso de expulsión. Dicha conminación debe ser igual o superior a una pena privativa de libertad de un año. Este principio. o lo sea en el suyo pero dentro de las sedes diplomáticas de otros países. agravan. 1). ya que sus efectos no alcanzan a las acciones ejecutadas antes de su entrada en vigor ni tampoco a las cometidas después de su derogación. desde su entrada en vigencia. salvo. en las leyes peruanas y en las leyes penales del Estado requirente (art. y en naves. resalta que se aplicará la [ley] más favorable al reo. además. 1). el cual reza: “el Estado reconoce el asilo político. 103º Const. x Principio de doble incriminación: el cual implica que sólo se podrá conceder la extradición por aquellos hechos que estén previstos como delitos y que tengan previsto una conminación penal. se considera Diplomático. consagrado en nuestra carta magna. el cual se comete bajo la vigencia de una determinada ley (ley previa). es decir.

ya que regirá en el momento del juicio cuando ya había sido derogada. Fiscales Supremos. El problema surge cuando un hecho cometido bajo la vigencia de la ley temporal se ha de juzgar cuando ésta ya no está vigente porque se ha vencido el plazo y no hay ley para el caso. de tal forma que cuando desaparezcan éstas. y al mismo tiempo tiene efecto ultraactivo. epidemias. etc. Ministros de Estado. Inmunidad.. Entre las personas que gozan de este privilegio tenemos: Presidente de la República. salvo disposición en contrario. que han motivado precisamente la dación de la ley. situaciones críticas en la aparición de terrorismo u otra clase de delincuencia grave. Las personas que gozan de este privilegio son Presidente de la República. la posible retroactividad de la ley intermedia no se puede plantear si la misma es desfavorable. el artículo 8º CP se convierte en una excepción a la regla general de retroactividad de la ley penal más favorable. guerras... sino sólo cuando sea la más favorable para el reo. Entre las personas que cuentan con esta prerrogativa se encuentran los congresistas. siempre y cuando el delito haya sido cometido en el ejercicio de sus funciones. El problema es que existe una sucesión de tres leyes penales. es necesario delinear las excepciones que giran en torno al principio de igualdad. bien por un período exacto de tiempo. Vocales de la Corte Suprema. conflictos bélicos.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM pero que antes del juicio ha sido derogada y sustituida por una ley posterior que establece una mayor o igual responsabilidad penal que la primera. ¿Cómo se aplica la ley penal en relación a las personas? Si bien es cierto. miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Congresistas. ¿Que son las leyes temporales o excepcionales? Estas leyes se dictan sólo para un período limitado de vigencia. Pues estas leyes excepcionales se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia. Por tanto. En consecuencia nos encontramos ante un problema de ultraactividad de la ley penal. Es necesario recalcar que las personas que gozan de este privilegio no pueden ser enjuiciados sin antes haber sido autorizados por el Congreso. generalmente ante circunstancias excepcionales. miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los principios en la aplicación de la ley penal a determinadas personas? Nuestro ordenamiento jurídico ha determinado algunos principios para la aplicación de la ley penal: x x Inviolabilidad. en la medida en que. se configura como el privilegio procesal por el que se somete a la persona a la ley o jurisdicción diferente. aunque ya no estuvieran en vigor. mediante el cual se señala que todos somos iguales ante la ley.denominado también acusación constitucional. 674. la que decidirá si se le juzgará como a cualquier otro ciudadano. calamidad pública. 676. x • 253 • .las personas que gozan de este privilegio no puede ser sancionada..las personas que tienen este privilegio no pueden ser perseguidos penalmente durante el tiempo en que dure su cargo. señalando taxativamente en su propio texto el comienzo y el fin de la vigencia de la ley (en sentido estricto) o bien mientras dure una situación. Definitivamente. Defensor del Pueblo y Contralor General. la ley temporal determina un endurecimiento de la intervención 675. por eso suelen ser leyes de mayor dureza que las normales (leyes excepcionales). como suele ser lo habitual. miembros del Tribunal Constitucional. inciso 2 de la Constitución Política del Perú. nuestro ordenamiento jurídico se basa en el principio de igualdad regulada en el artículo 2º. pierde también todo sentido la vigencia del texto legal como por ejemplo las catástrofes. Estas excepciones al principio de legalidad se configuran como privilegios que se otorgan a determinadas personas en relación estrictamente a la función o cargo que desempeñan. En estos casos se da la circunstancia de que la ley intermedia tiene efecto retroactivo. estados de emergencia. los congresistas. ya que se aplica a un hecho cometido con anterioridad a su vigencia. Antejuicio.

pero tampoco sucesos del mundo exterior que . 681. ¿Cuáles son las exenciones del Derecho Internacional? La doctrina internacional ha señalado que existen las siguientes personas quienes gozan de este privilegio: a) los jefes de Estado. se verifica si el autor de ese hecho es o no culpable. no son acciones en sentido jurídico los efectos producidos por fuerzas naturales o por animales. la Antijuridicidad. c) Concepto analítico del delito. que al ser la acción un rasgo importantísimo dentro del marco del delito. En el primer caso se tiene la acción y en el segundo la omisión.. acción es una conducta humana significativa en el mundo exterior. que es dominada o al menos dominable por la voluntad. es decir.). y la Culpabilidad como características comunes a todo delito y como elementos que configuran el mismo.ej. ¿Cuáles son las teorías que definen a la acción? En el marco de la evolución y el desarrollo de las doctrinas jurídico-penales se has percibido las siguientes teorías: a) • 254 • .según ésta. TEORÍA DEL DELITO 678. IV. antijurídica y culpable.según ésta. b) Concepto material del delito. Por otra parte. No son acciones los meros pensamientos o actitudes internas. luego de haber comprobado esto.P. Por tanto. posteriormente viene la Antijuridicidad.según ésta. c) los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. ésta puede adoptar dos formas diferentes una positiva y otra negativa. El punto inicial es siempre la Tipicidad ya que solo el hecho típico. nuestro Código Penal lo define como todas aquellas acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley (Art. puede consistir en un hacer o no hacer. se considera a la Tipicidad.como p.. es decir. pero tampoco los actos de una persona jurídica. puede servir de base a ulteriores valoraciones. 680. ¿Cómo se configura la estructura y los elementos del delito? Nuestro ordenamiento jurídico se ha inclinado por la doctrina que sostiene que el Derecho penal es de acto.DERECHO PENAL • • • 677. según el concepto analítico el delito es la conducta típica. si posee las condiciones mínimas e indispensables para atribuirle y hacerlo responsable penalmente por ese hecho. 11º del C. y d) los miembros de un ejército extranjero. antijuridicidad. ¿Qué es el Delito? La definición de delito ha sido desarrollada por la doctrina desde tres perspectivas: concepto formal del delito. 679. la comprobación de si el hecho típico cometido es o no conforme a derecho.. Esta acción se constituye como aquel suceso del mundo externo que materializa la voluntad de una persona Partiendo de ello. el delito se encuentra constituido por tres elementos: tipicidad. es decir.son sencillamente indomables para la voluntad humana. el delito es la conducta humana que lesiona o expone a peligro un bien jurídico protegido por la ley penal. ¿Qué es la acción? Según la opinión más extendida. la acción punitiva tiene como referencia inicial la acción humana. Es necesario señalar. b) los representantes diplomáticos. los movimientos reflejos o los ataques convulsivos . Finalmente. y culpabilidad. el delito es toda acción u omisión prohibida por la ley bajo amenaza de una pena o medida de seguridad. En otras palabras.

requieren de un fundamento jurídico. a toda acción le seguía un resultado. pues por medio de la descripción de la conductas prohibidas en los tipos penales se cumple con el principio nullum crimen sine lege. existe una discusión si constituyen causas de exclusión de la acción o causas de inimputabilidad. movimientos instintivos de defensa. La fuerza física irresistible.es aquel estímulo externo. cuya función es individualizar circunstancias externas e internas de la persona. Por tanto. b. 684.. ¿Cuales son los supuestos de ausencia de acción? Son aquellas situaciones que no pueden ser calificados como acción... Asimismo también cumple una función de garantía ya que informa qué conductas se consideran socialmente aceptables y cuáles se someten al examen de las normas penales. Dentro de la tipicidad encontramos el tipo penal definido como la descripción de la acción humana considerada punible por el legislador. ¿Qué es la Tipicidad? Es elemento o característica que se atribuye a la conducta que se adecua al tipo penal. la acción final se constituye como el núcleo central del ilícito. no solo describe acciones u omisiones. embriaguez extrema. éste ya no puede y se estrella contra el niño ocasionándole lesiones.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Teorías de la acción.. sino también de la fuerza de la naturaleza. desmayos. es decir. Por tanto. Por ejemplo: el sueño profundo. esta fuerza no proviene exclusivamente de la conducta humana. A pesar de los esfuerzos de Pedro por frenar. olvidaban que existen comportamientos omisivos muchos de los cuales no son producidos por un impulso de voluntad. por encontrarse ausente la voluntad del agente. No obstante. es decir. x Elementos descriptivos. extraño al agente y a su voluntad que genera un movimiento involuntario imposible de resistir. la tipicidad se constituye como una consecuencia del principio de legalidad. Entre son los supuestos de ausencia de acción que reconoce la doctrina tenemos: x Los movimientos reflejos. ya que la voluntad se encuentra orientada hacia un resultado determinado. Sin embargo. Se da cuando el agente es compelido por otro a realizar una actividad o impedido de realizarla. vómitos. el dolo pasa a formar parte del tipo subjetivo.según esta teoría.para esta teoría la acción era aquel impulso que generaba un cambio o modificación perceptible en el mundo exterior. si Pedro va manejando su bicicleta a gran velocidad en un ciclo vía y un niño de 8 años súbitamente se le cruza. 682. es decir. x • 255 • . ¿Cuáles son los elementos que integran el tipo penal? En el tipo penal se emplean elementos descriptivos y normativos. Por ejemplo: convulsiones.se refieren a aquellos datos que requieren de una valoración especial. a. emociones violentísimas. Los movimientos realizados en estado de inconsciencia. Elementos normativos. La crítica a esta teoría surgía pues. x x 683. Teoría casualista. Por ejemplo.. sino también describe un ámbito situacional determinado.. Su realización se presenta cuando en el mundo exterior se percibe un estímulo que se transmite directamente a los centros motores y que desembocan en determinada acción.son aquellas acciones en las cuales el movimiento no se encuentra bajo el dominio de la voluntad del agente.se refieren a una situación de privación de la conciencia. sin la estricta necesidad de recurrir a normas jurídicas para comprender su significado. Sin embargo.. Así también. B no responde porque no tuvo control en sus movimientos. A empuja a B quien cae sobre un jarrón chino expuesto en el museo rompiéndolo.son conceptos tomados del lenguaje común que no requieren de una valoración especial. Teoría Finalista.

Nº 552-2004-PUNO.esta parte del tipo corresponde al aspecto exterior de la acción que debe realizar el agente para convertirse en autor del evento delictivo. Asimismo siempre posee una víctima en quien recae la lesión o puesta en peligro de su bien jurídico tutelado por el Estado.. R.P. Su función consiste en analizar el dolo y la culpa. • 256 • . los primeros hacen referencia a los bienes jurídicos de cada persona. a) Los Sujetos.. que excluye la imputación al tipo objetivo. Existe una clasificación entre bienes jurídicos individuales y comunitarios.. En este sentido una conducta sólo puede serle imputada o atribuida a un sujeto cuando éste ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado.El delito como es una obra humana siempre tiene un autor quien realiza la acción prohibida u omite la acción esperada. El bien jurídico se configura como la clave que permite descubrir la naturaleza del tipo dándole sentido y fundamento.. Consideramos importante el análisis de esta institución jurídico-penal..). en virtud a que nuestro Supremo Tribunal viene aplicando dichos criterios.a aquellos comportamientos que lesionen gravemente o pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos.En todo tipo penal hay una acción entendida como comportamiento humano (acción u omisión) que constituye el núcleo del tipo. relacionados con las estructuras de la imputación. En ella encontramos al dolo y la culpa. c) El Bien jurídico-. 106º del C. acción y bien jurídico. N. para que se cumpla esta función se eleva a la categoría de delitos -por medio de su tipificación legal. 686.son aquellos en los cuales se realiza la descripción de la conducta. ¿Qué es la imputación objetiva? La doctrina mayoritaria considera que la imputación objetiva sirve para delimitar la responsabilidad penal. que se concreta en la producción del resultado.. “Trafico ilícito de drogas” Sin embargo en el desarrollo de esta teoría existen algunas diferencias en cuanto a la fundamentación que la doctrina expone para sustentar los criterios de imputación. y en el segundo al sujeto pasivo. La norma penal tiene una función protectora de bienes jurídicos. Normalmente. De los elementos anteriormente señalados se pueden desprender las dos clases de tipos que integran la tipicidad: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Elementos subjetivos.son aquellas en las que la descripción abarca especiales intenciones o tendencias del agente delictivo. Encontramos dos sistemas más importantes que existen en la actualidad. o Tipo objetivo. y los segundos se refieren a aquellos que son imprescindibles para el desarrollo y progreso de la sociedad. 685. o Tipo subjetivo. ¿Cuáles son los elementos estructurales del tipo objetivo? La doctrina señala que todos los tipos penales se componen de: sujeto activo. El sistema de ROXIN y de JAKOBS. b) La Acción. En el primero se reconoce al sujeto activo. Por ejemplo: “matar a otro”. Su función es identificar los aspectos de la imputación al hecho y al resultado.DERECHO PENAL • • • x x Elementos objetivos. tal como lo demuestra la jurisprudencia nacional.corresponde al conjunto de características y/o cualidades correspondientes a la finalidad y ánimo del sujeto que dotan de significación personal a la realización de los elementos objetivos del tipo por el autor. en el tipo penal se alude al sujeto activo con expresiones impersonales como “el que” o “quien”. en el homicidio (art. Por tanto. La acción generalmente viene descrita por un verbo rector “matare” y/o “causare una lesión” que puede indicar una acción omisiva o una omision. Véase infra.

Por ejemplo. “A” desvía hacia el hombro de la victima un golpe mortal propinado por “B”. puede ser considerado como el científico que dio. sino que solamente se encuentra en una relación fortuita respecto de el. El radio de acción (o alcance) de tipo. originado por el autor. que se dirigía a la cabeza de aquella. El responderá solo por tentativa de homicidio. Por ejemplo. siempre que se observen las normas que regulan el tráfico en las vías públicas. conductas que ponen en peligro los bienes jurídicos pero dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico. Por esta razón. el resultado (muerte) no se le puede imputar al autor. cuando el autor ha creado un peligro contra un bien jurídicamente protegido. existe falta de creación de un riesgo jurídicamente relevante cuando el autor modifica el desarrollo causal.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 687. de un peligro no permitido. se excluye en principio la imputación. un impulso decisivo a la teoría de la imputación objetiva. b) 2. Roxin refiere que se imputa a un autor un resultado cuando con su conducta ha creado un peligro no cubierto por el riesgo permitido. pero en el incendio del hospital no se concreta el peligro que parte de una lesión leve producida por un disparo. El disparo de A ha sido la causa. señala roxin tres criterios a saber: 1. Exclusión de la imputación en los casos de riesgo permitido Aun cuando el autor haya creado un riesgo jurídicamente relevante. quien solo sufre unas lesiones leves. para salvar la vida de un paciente. • 257 • . Bajo esta perspectiva. El Derecho penal no puede prohibir conductas que mejoren la situación del bien jurídico. Por lo tanto. o dentro de los parámetros que ha venido configurando históricamente la sociedad. A dispara dolosamente con el fin de matar a B. ¿Cuales son los criterios que fundamentan la imputación objetiva según Roxin? El profesor de la escuela de Munich. que se hace en la realidad un resultado concreto En este sentido. y por ende se excluye la imputación en el siguiente grupo de casos: a) Exclusión de la imputación cuando hay disminución de riesgo. Realización del riesgo no permitido Exclusión de la imputación cuando no se realiza el peligro La imputación presupone que el riesgo desaprobado. Se parte del punto de vista de que ha existido un riesgo jurídicamente desaprobado que se concreta en la producción del resultado. ciertamente. la primera tarea de la imputación objetiva del hecho consiste en describir las circunstancias que hacen de una causación una conducta típica. pero el resultado no se puede considerar como la realización de ese peligro. de tal forma que disminuye el peligro ya existente para la victima y se mejora el objeto de la acción. El medico. Prototipo del riesgo permitido es la conducción de un auto. amputa alguno de sus órganos con el fin de evitar la extensión de la enfermedad. muere a consecuencia de un incendio que allí se desata. Es decir. en la década de 1960. el resultado no puede ser imputado. al ser trasladado a un hospital. se excluye la imputación si se trata de un riesgo permitido. se haga realidad justamente en el resultado. a) 3. porque las acciones realizadas no llegan a quedar cubiertas por el alcance de la prohibición. Para ROXIN. Creación de un riesgo no permitido Los riesgos no son jurídicamente relevantes. No obstante.

En este sentido el principio de confianza se da cuando. Su aplicación se observa por ejemplo. En este sentido éste instituto dogmático excluye la participación delictiva de quien obra con forme a su rol social. estando además. en el tráfico automotor. No habiéndose acreditado con prueba un concierto de voluntades con los comitentes. en aplicación del principio de prohibición de regreso. Tal como muestra la jurisprudencia en cuanto a la exclusión de imputación por delito de trafico ilícito de drogas del conductor donde se transportaba dicha sustancia ilícita. en su modalidad agravada. apunta a una renormativizacion de la teoría del delito. Aclarando que el conocimiento estandarizado socialmente y dentro de un contexto que no implique un riesgo no permitido o altamente criminogeno” R. De este modo los contactos sociales cuentan con un estándar normativo que la conducta de la persona esta obligada a respetar para no hacerse acreedora de una responsabilidad. Jakobs considera que el sistema de la imputación debe elaborarse en la forma como está organizada la sociedad. las mismas que pertenecen a terceras personas. en la determinación del peligro jurídicamente desaprobado entran en consideración cuatro instituciones básicas: el riesgo permitido. una conducta que es en sí misma estereotipadamente inocuo. al señalar que “ No se subsume en el tipo penal del delito de trafico ilícito de drogas. Nº 552-2004-PUNO. que solicitó el servicio de carga al citado chofer. Para Jakobs. como aquellos riesgos mínimos que una sociedad tolera para posibilitar su funcionamiento. Veamos su análisis y puesta en práctica de dichos criterios en el desarrollo de casos en nuestra jurisprudencia penal. en un determinado tiempo histórico. y por tanto. al cual se le encuentra dentro de su carga paquetes conteniendo hojas de coca. el principio de confianza. y estando limitado su deber de control sobre los demás en tanto no era el transportista dueño del camión sino sólo el chofer asalariado del mismo. Éste realiza un comportamiento que genera un riesgo permitido dentro de los estándares objetivos predeterminados por la sociedad. los actores sociales se comportaran de igual manera respetando la norma. los paquetes de hojas de coca camuflados dentro de bultos cerrados. N. porque en virtud de valoraciones sociales que lo legitiman (riesgo permitido. x El principio de confianza Es un principio general del Derecho que posibilita una correcta división de trabajo en un ámbito de intervención plural de personas. en la confianza de la buena fe en los negocios y en que estos terceros realizan una conducta ilícita. tiene derecho a esperar de los demás una conducta reglamentaria x La prohibición de regreso Existe prohibición de regreso cuando alguien de manera unilateral desvía hacia fines delictivos. o por la especial configuración que la “victima” le da al hecho (acciones apropio riesgo). En este sentido se entiende por riesgo permitido. Estas instituciones tienen en común que excluyen la tipicidad del comportamiento. en cantidades superiores a las permitidas por ley. quién se comporta conforme a las reglas del tráfico. la prohibición de regreso y la competencia de la victima. el riesgo creado no esta prohibido por el ordenamiento jurídico. en pro de beneficios obtenidos y necesidades propias de la actual configuración social. quien es representante del Funcionalismo jurídico-penal. En este sentido.DERECHO PENAL • • • 688. y de acuerdo con los fines y funciones que cumple el Derecho en una comunidad organizada. ya que aceptó transportar la carga ilícita. Para la configuración de un ilícito se requiere la superación del riesgo permitido. principio de confianza y prohibición de regreso). x El riesgo permitido El fundamento de este instituto radica en la aceptación social de riesgos. • 258 • . satisfaciendo las expectativas sociales. ¿Cuales son los criterios que fundamentan la imputación objetiva según Jakobs? El profesor de la nueva escuela de Bonn Günther Jakobs. la conducta del chofer de un camión que transporta productos comestibles. no le es imputable el resultado.

¿Cuál es la clasificación de los tipos penales? x Por su estructura Tipo básico.P...se requiere para que sea cometido el delito el concurso de varias personas. su importancia radica en lo que debió hacer y no hizo. 188º del C..P. Tipos compuestos o pluriofensivos. en virtud del cual a la victima se le reconoce una autonomía responsable sobre su autodeterminación.en estos tipos penales sólo se tutela un bien jurídico. donde la acción en sí constituye ya un peligro para el bien jurídico.cuando es cometido estrictamente por una sola persona. b) tipos de peligro abstracto.) que se dirige contra la propiedad e integridad física. • 259 • .Solo es necesaria la puesta en peligro del bien jurídico para sancionar al agente.. Por este criterio de imputación se afirma la atipicidad de la conducta de un autor cuando ha sido la propia victima la que ha favorecido su autolesion. x Por el número de bienes jurídicos protegidos Tipos simples o monofensivos. Es el modelo de la conducta prohibitiva. En estos tipos penales no se realiza la acción que exige la ley correspondiente. Por ejemplo: en el homicidio (art. x Por la relación entre la acción y el objeto de la acción Tipos de resultado.en estos tipos penales se protegen varios bienes jurídicos. Tipos de mera actividad. Por ejemplo: en el robo (art. x Por el daño del objeto de la acción Tipos de lesión.. En la mayoría de los casos comienza la descripción penal aunque no necesariamente con el término “quien” o “el que”. x Por las formas básicas de comportamiento Tipos de comisión. x Por las características del agente Tipos comunes. Tipos de omisión. en los cuales el objeto material del delito ha corrido un efectivo peligro de verse vulnerado por lo que es necesaria que se pruebe la existencia del peligro..Se denomina así a aquellas acciones realizadas que se estiman como nocivas socialmente y que se encuentran prohibidas por la ley. La omisión es una de las formas de manifestación de la voluntad porque el sujeto no quiere actuar. x Por el número de agentes Tipos individuales.Se produce cuando existe la probabilidad que la simple ejecución de una conducta.cuando cualquier persona puede cometer el delito. en otros términos el bien jurídico debe haber corrido un riesgo real de lesión. aunque no se acredite que lo haya corrido un peligro efectivamente.. Estos a su vez se subclasifican en: a) tipos de peligro concreto.Lo que importa en estas clases de tipos es la lesión material o inmaterial del bien jurídico. Son aquellos que tienen el tipo base pero además tienen circunstancias atenuantes o agravantes.Se requiere que el objeto de la acción sea dañado para que se realice el tipo. Tipos colectivos. Por ejemplo: allanamiento...) se protege el bien jurídico vida. 106º del C. el punto de partida para el análisis de las figuras delictivas por ejemplo: homicidio. lesiones. 689. Tipos derivados.. Tipos de peligro.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM x Competencia de la victima Este instituto dogmático se funda en el principio de autoresponsabilidad de la persona.

Por ejemplo: un sujeto que comete un hurto de dinero con el móvil de utilizarlo para pagar una operación de urgencia y. La mayor parte de los artículos de la parte especial son dolosos a menos que expresamente se indique que son culposos (Art. No obstante. el provechocon que se actuó y no a la determinación con que se hizo la acción propiamente dicha. En este sentido se debe distinguir en el dolo la doble dimensión de conocimiento y voluntad. el sujeto no busca ni pretende lesionar el bien jurídico. 692. Por ejemplo: los delitos de funcionarios en el ejercicio de su cargo. pero por su forma de actuar arriesgada y descuidada produce la lesión del bien. las acciones que configuran el delito son plenamente equivalentes y fungibles. 690. No se exige que el sujeto sepa que ese hecho está en contra del ordenamiento jurídico. El sujeto debe ser consciente de que concurren todos los elementos del tipo objetivo.) las dolosas son conductas dirigidas por la voluntad contra la propia norma de prohibición a atentar contra el bien jurídico de que se trate. pero no observarla.en estos tipos penales. 12 del CP. Sólo el que sabe lo que ocurre puede querer que ocurra. en los delitos culposos. En el segundo caso.DERECHO PENAL • • • - Tipos especiales. El tipo subjetivo es mucho más difícil de probar que el tipo objetivo. Debemos distinguir dolo de móvil.. en algunos casos pueden coincidir.. La voluntad es el querer realizar los elementos objetivos del tipo. ya que refleja una tendencia o disposición subjetiva que se puede deducir. 691. ¿Qué es el dolo? Es el conocimiento y la voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles dolosos. un diferente desvalor de acción. los comportamientos dolosos e imprudentes comportan un gravedad diferente. no existe posibilidad de concurso entre esas conductas. Por ejemplo: recibir dinero o aceptar una promesa. para cometer este tipo de delitos el agente tiene que ser funcionario público y encontrarse en el ejercicio de su cargo. x Por la pluralidad de hipótesis típicas Tipos mixtos alternativos. ¿Cuáles son las clases de dolo? El dolo puede variar de acuerdo a la intensidad en torno a la conciencia o voluntad en el comportamiento del agente. ¿Cuáles son las clases de conductas lesivas de los bienes jurídicos? Las conductas lesivas de los bienes jurídicos pueden ser de dos clases: dolosas y culposas. Tipos mixtos o acumulativos.estos tipos penales tratan de la previsión de varios delitos que pueden concurrir entre sí en concurso material o ideal. salvar la vida de su madre enferma. ya que se refiere a la finalidad -lo que se quiere obtener.. y las conductas imprudentes se limitan a desconocer la norma de cuidado. Por ejemplo: uso de insignias y la acción de ejercer públicamente actos propios de una facultad para la que se requiere título oficial. su conocimiento no es exacto o científico. Por lo tanto. de esta forma. El móvil adquiere relevancia en el ámbito de la culpabilidad cuando se analiza el grado de reproche que se le puede dar al comportamiento de la persona. ésta debe ser actual. pero casi siempre el móvil es irrelevante para el Derecho Penal. sino el propio de un profano -persona promedio. En el primer caso. La conciencia es el conocimiento de estar realizando el tipo objetivo.. del que el legislador da cuenta al prever una pena para el delito imprudente sensiblemente inferior que para el delito doloso”.. es decir.y lo que quiere realizar —tipo subjetivo-. es decir aplicar su voluntad a conseguir el resultado que tenga en la cabeza. es decir debe estar presente en el momento que se realiza el hecho. los delitos dolosos de comisión se caracterizan porque existe una identidad entre lo que el autor hace objetivamente —tipo objetivo. como señala el profesor BERDUGO: “(. Por ello la doctrina ha realizado la siguiente clasificación: • 260 • . es decir.sólo puede ser autor quien reúna una determinada cualidad establecida taxativamente por la ley. segundo párrafo). el sujeto es consciente de que quiere dañar el bien jurídico y quiere hacerlo.

En su aspecto objetivo. el conocido sistema de los números clausus. entonces. en el dolo eventual (o dolo condicionado) se le aparece como resultado posible (eventual)”. voluntativo o volitivo”. Se le conoce también con el nombre de “es el dolo propiamente dicho”.por la autoridad judicial. producir un resultado sin querer hacerlo. es decir. Nuestro Código Penal no establece una definición sobre la culpa. y.. Para que se pueda dar esta operación es necesario analizar el deber objetivo de cuidado que debió tener el sujeto activo. por lo que es el Juez. el sujeto debe haber podido prever la realización del resultado típico. se determina que la conducta o comportamiento humano puede darse sobre una base culposa.P. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico deben ser declaradas en forma expresa. Dolo Eventual. al día siguiente.. Como vemos. el cual no se quería lesionar.se produce cuando el agente busca realizar un hecho y lo ejecuta.). En este sentido.se produce cuando el sujeto no quiere producir un resultado. no se le puede exigir ningún tipo de responsabilidad penal por el resultado que se haya producido.. así lo exige el Art. en el aspecto subjetivo. El sujeto asume las consecuencias generadas por el hecho que comete. 12° del C. entonces. ya que deben ser completados -cerrados. es decir la lesión o puesta en peligro del bien jurídico.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM x Dolo Directo o de primer grado. El sujeto no quiere el resultado pero cuenta con él. La premisa básica para la existencia de un delito culposo es la lesión efectiva al bien jurídico. Por ejemplo: “A” quiere matar a “B” y lo hace.) la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico. y otro voluntario. Por ejemplo: “A” quiere matar a “B” que está en un ferrocarril y lo descarrila moviendo las agujas de la línea férrea.hay dolo cuando el agente realiza la conducta tipificada en la ley sabiendo que lo hace y queriendo llevarlo a cabo. es decir. ¿Qué son los delitos culposos? Tal como señala el profesor Berdugo “(. x x 693. se debe haber producido un resultado típico a causa de la infracción del deber objetivo de cuidado. pese a todo lo hace y. tipos abiertos. en los periódicos aparece la noticia de que el vigilante murió de la forma descrita. Los delitos culposos son.. de amordazarlo este puede morir por asfixia. En este caso prima el elemento intelectual (el conocimiento). Conforme señala el profesor Quinteros Olivares: “(. Por ejemplo: un delincuente ha decidido asaltar un banco y sabe que hay un vigilante de 80 años. De esta manera. De acuerdo al profesor español Santiago Mir Puig: “Si en el dolo directo de segundo grado el autor representa el delito como consecuencia inevitable. “A” tiene dolo directo de matar a “B” y dolo de segundo grado respecto a todos los demás pasajeros. la cual es objetiva y general. sabe también que. El desvalor del resultado típico. de donde se desprende que está conformado por dos momentos: uno intelectual. la razón de incriminación de los delitos culposos responde a dos aspectos: x x El desvalor de la conducta. Dolo de Consecuencias Necesarias o dolo de segundo grado. La esencia del delito culposo está en incumplir la norma de cuidado. pues el sujeto advierte que su comportamiento puede traer consigo otro delito. Se sigue. • 261 • . por crear o incrementar el peligro de la vida social... pero que por falta de cuidado o diligencia debida causa su efectiva lesión”. que comporta la infracción de la norma de cuidado. y por tanto normativa. el delito culposo es un tipo independiente.. el encargado de concretar el concepto. cognitivo o cognoscitivo. Si una persona cumple con las normas de cuidado y manifiesta su diligencia para cumplir las exigencias del ordenamiento. al momento de administrar justicia. Hay coincidencia entre lo que quiere (elemento volitivo) y lo que hace (elemento cognitivo).se produce cuando el sujeto activo sabe que para realizar un hecho necesariamente tendrá que producir una consecuencia adicional que se encuentra ligada al resultado. asume el riesgo. pero considera que éste es de probable producción.

actuando con la diligencia debida. se advierte su posibilidad y. el juzgador puede tomar estos criterios al momento de determinar la pena. 12°. es decir. el sujeto asumió el peligro. se debe comprobar la existencia de la imputación objetiva. Es invencible cuando. concurre ya el dolo eventual”. Desde otro ángulo. Si no hay reglas específicas se recurre a las reglas de la experiencia –Lex Artis. sino que ni siquiera se prevé su posibilidad: no se advierte el peligro. aun • 262 • . su responsabilidad no ingresa sino en un cuadro de objetividad. 695. el sujeto piensa que está realizando un hecho lícito. es decir. Sin embargo esta diferencia es importante para diferenciar entre el dolo eventual y la culpa consciente: en el primero. por ello. en la segunda. Si el sujeto deja de confiar en esto. La diferencia entre la culpa consciente e inconsciente radica en la previsibilidad que pueda tener el hombre medio. Además de la previsibilidad objetiva. Por otra parte.DERECHO PENAL • • • 694. Se debe tener en cuenta el criterio de previsibilidad. sino que el hecho es fortuito. No es seguro que sea compatible con el principio de culpabilidad. x De no haberse producido un resultado lesivo para el bien jurídico. el sujeto confió en que el resultado no se produciría. Si bien existen ciertos elementos que coinciden. no tuvo posibilidad de elegir la conducta adecuada al mandato y. pues falta uno de los elementos del tipo objetivo. siempre que esté contemplado por el Código Penal (Art. si bien no se quiere causar la lesión. el deber objetivo de cuidado y el resultado.entre el comportamiento del agente y el resultado efectivamente producido. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Esta primera parte del análisis se llama previsibilidad objetiva. 12)’. se hubiese dado cuenta de su error. existen otros que le dan una característica especial. Conforme señala Mir Puig: “Si el dolo requiere conocer y querer la realización del tipo de injusto. el error determinará su ausencia cuando suponga el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de injusto”. Bacigalupo afirma: “la culpabilidad de la culpa inconsciente no es obvia. atípico. Además. si prevé el resultado será culpa consciente. x La capacidad del agente. Es vencible si el agente. entonces no existe culpa. x Debe existir relación de causalidad —teoría de la equivalencia de condiciones. Además. si el delito está expresamente tipificado en la ley (Art. sin embargo. Así tenemos: la Acción Típica. se le exige al sujeto el comportamiento objetivamente debido teniendo en cuenta sus características y capacidades individuales. x El comportamiento del agente debe infringir una norma de cuidado. se actúa: se reconoce el peligro de la situación. ¿Cuántas clases de de culpa existen? Existen dos clases de culpa: x Culpa consciente o con representación: cuando el sujeto si bien no quiere causar el resultado advierte la posibilidad que éste se produzca. Si esto es así. En verdad el autor que no se representa el peligro de su acción. independiente y autónoma. pero se confía en que no dará lugar al resultado lesivo. no se sanciona el delito culposo. se debe analizar el cuidado objetivo -si se dieron las reglas de cuidado o no-. ¿Sobre qué recae el error de tipo? El error de tipo recae sobre un elemento objetivo del tipo. La parte subjetiva del análisis recae en la capacidad individual del sujeto. párrafo del CP). pero confía en que no sea así. Si el hecho no podía ser previsto. aquí se elimina el dolo pero subsiste la culpa y será sancionado como un delito culposo. de lo contrario será inconsciente.las cuales son dadas por expertos. Nuestro Código Penal vigente no hace la diferencia entre las clases de culpa. por tanto. si tiene información o conocimientos adicionales que lo hacen más responsable para con la víctima. el delito culposo gira en torno a varios puntos: x Sólo se sanciona a título de culpa. x Se debe analizar si el comportamiento del agente era el objetivamente debido en la situación que se le ha presentado para evitar la lesión del bien jurídico. x Culpa inconsciente o sin representación: no sólo no se quiere el resultado lesivo. difícilmente podrá motivarse para la corrección del curso de la misma”. se podría afirmar que al no existir previsibilidad no hay delito culposo. 2do. De acuerdo al profesor Santiago Mir Puig: “La culpa consciente se da cuando. pero objetivamente ha realizado un tipo penal.

el sujeto no hubiese podido darse cuenta de su error. Igual interpretación se puede dar si el error recae sobre una circunstancia atenuante. aquí el sujeto queda exento de responsabilidad. también existen errores que son irrelevantes para el derecho penal entre los que tenemos: error in persona o el objeto. Con el término “elementos” se alude a los componentes de la tipicidad objetiva del tipo legal -elementos referentes al autor. el error de tipo puede alcanzar a las circunstancias que modifican la pena. no podemos aplicar la agravante porque no existe dolo con respecto de esa circunstancia. cuando en la comisión del hecho se desconoce: “(. es decir. por tanto. lo era efectivamente y que estaba sujeto a sanción. si el autor creía en forma equivocada que su actuar. en realidad no prohibido. También. se debe distinguir entre el error de tipo y el error de hecho. Al ser invencible se excluye tanto el dolo como la culpa. el hecho es atípico y. sigue habiendo relación causal y se sostiene que el error sobre una desviación no esencial del curso causal es irrelevante y no excluye el • 263 • . hubiera podido evitarse si se hubiera observado el debido cuidado-. pues se elimina tanto el dolo como la culpa.P. de realizar el tipo cualificado o privilegiado. entonces no comete infracción alguna. Si fuere vencible. pero no el de realizar los elementos esenciales del tipo. Aquí el sujeto se equivoca sobre el curso que realmente sigue el acontecer típico. Por otro lado. por ejen1plo. de acuerdo con el primer párrafo del Art. mientras que en el caso de error sobre elementos accidentales queda excluido sólo el dolo de realizar la agravante o atenuación específica del tipo —es decir. excluye la responsabilidad o la agravación. es decir irrelevante y. impune. Del error de tipo deben distinguirse los supuestos de desconocimiento de las condiciones objetivas de punibilidad de la culpabilidad o de alguna causa personal de exclusión de la pena’81. se discute arduamente sise debe condenar por delito consumado o por tentativa.. Si lo tenía y su error consistía en el desconocimiento de una causal de justificación existente. o sea. a su vez. Generalmente se parte de la base de que.) en caso de error sobre elementos esenciales queda excluido el dolo de realizar el tipo.. Conforme Creus: “(. el error de tipo surge cuando se desconoce alguno de los elementos que constituyen el tipo objetivo. Siempre debe tenerse en cuenta si el autor tenía pleno conocimiento de la norma prohibitiva general y del tipo por él realizado. 173° del C. Por el contrario. El error esencial. pese a la desviación del curso causal. 696. 14° del C. carece de efectos penales.) ignorando dicha condición. que el error invencible sobre un elemento que agrava la pena excluye la agravación. se subdivide en vencible -que puede ser eliminado mediante el recurso al esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. es decir el dolo de realizar el tipo básico”. y la causalidad-. error sobre las circunstancias que modifican la pena. de la penalidad (es un delito putativo). con ello. en este caso se responde por culpa —el delito culposo debe estar en forma expresa en la ley-. mientras que el error de hecho sólo se refiere a los hechos. 697. Ocurre error de tipo. que no hubiese logrado evitarse ni aplicando la diligencia debida-. ¿Cómo se divide el error de tipo? Para sus efectos.. el error se divide en esencial -que excluye el dolo respecto del objeto al que se afecta-. Conforme nuestro Código Penal. aberractio ictus. por tanto. como es el error sobre las agravantes.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM actuando con la diligencia debida. y accidental’. si es invencible.P. el error acerca de las mismas es intrascendente. al bien jurídico. e invencible -que no puede ser eliminado con dicho esfuerzo de conciencia. pues el error de tipo puede referirse tanto a elementos de hecho como de derecho —elementos normativos-. Dado que las condiciones objetivas de punibilidad no están comprendidas dentro de la conciencia y voluntad de que trata el dolo. la acción. elementos descriptivos y normativos.. ¿Cuales son las modalidades especiales de error de tipo? a) Error sobre curso causal. la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley”.) un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena. Como hemos dicho. si el agente comete un delito de violación contra un descendiente menor de catorce (14) años (Art. la cual no se puede aplicar si el agente no conoce la atenuación. al señalar el Art. 14° del Código Penal. de tal modo que no llega a plantearse la cuestión de la tipicidad y.

aquí concurrirá un error de tipo que excluye el dolo. se dirige al árbitro y lanza un puño contra el rostro de éste. falta la realización en el resultado del peligro implícito en la acción lesiva inicial y. ya que se ha afectado al mismo y concreto bien jurídico representado y perseguido por el autor. sin embargo B muere. “Pepe” mata a “Luchin”. así por ejemplo es irrelevante que Raúl mate a Marco creyendo que es Alberto. la imputación objetiva del resultado a la acción. cuando entre la representación del autor y el suceso acaecido hay una divergencia esencial. V. el autor yerra sobre la identidad o características del objeto de la acción. después de varias horas de agonía. el error será relevante cuando los objetos confundidos no sean típicamente equivalentes. debe aclararse que el yerro no se basa en una confusión sobre la identidad o características de los objetos. pero ésta fallece a causa de la herida que aquel le produjo para inmovilizaría. Por ejemplo. Es decir. pero “B” queda gravemente lesionado. El primer supuesto se configura. Finalmente. ignorando que se trataba de su hijo. en el que el resultado es producto de una acción dolosa anterior o posterior a la que el sujeto atribuye eficacia consumativo.gr. En el caso inverso. pero no resulta lesionado el Juez de la contienda sino otro futbolista que se había interpuesto para tratar de impedir la agresión”. Aquí. se presentan los supuestos de error in persona. De otro modo.gr. cuando el error versa sobre una persona protegida de la misma forma por la ley penal que la que se creía atacar. muriendo posteriormente a consecuencia del incendio en el Hospital. En estos casos. sino en la ejecución del comportamiento. que si el error sobre la identidad de la victima era vencible se apreciará un parricidio imprudente en concurso ideal con un homicidio simple doloso consumado. b) Error en el golpe (Aberratio ictus) En esta modalidad especial de desviación del curso causal. se produce cuando entre la representación del autor de un determinado desarrollo del suceso y el suceso que realmente se produce es a consecuencia de la acción. d) Error sobre el objeto de la acción (error in persona vel in obiecto). el hecho equivocadamente realizado puede merecer una calificación distinta a la que hubiese correspondido al hecho que se quería ejecutar.: A quiere matar a B. circunstancias que no es esencial sino secundaria). “El sujeto activo dispara contra la víctima quien cae inconscientemente. sólo se apreciará un homicidio simple doloso consumado. Es decir. el efecto lesivo termina produciéndose en otro objeto. se incluyen los casos en los que el sujeto dirige efectivamente su conducta contra un determinado objeto que finalmente no consigue lesionar. “A” quiere matar a “B” de un disparo. si el resultado se produce de un modo totalmente desconectado de la acción del autor. Aquí señala Luzón. sino que por un fallo en la ejecución. mientras que si dicha confusión fue producto de un error invencible.DERECHO PENAL • • • dolo. • 264 • . en forma instantánea mediante un disparo con arma de fuego. c) Dolus Generalis Un caso especial de desviación del curso causal es el denominado dolus generalis. de modo que la confusión provoca un cambio de calificación típica. Por ejemplo.gr. En este caso. De inicio. el sujeto activo planea la muerte de la víctima por ahogamiento.: “Un jugador de fútbol. esto es: se confunde a la victima. (v. porque para el tipo de homicidio. y no es preciso conocer la concreta identidad de la victima. Por el contrario. y luego la arroja al mar en la creencia de que se trata de un cadáver. por tanto. ésta fallece a causa de la inmersión”. Esto es. el hecho sólo podría imputarse como tentativa. tomándola por otra persona.V. fuera de sí por la marcha del partido. el error será irrelevante. es suficiente que se quiera matar a “otro”. en este caso no se excluye la responsabilidad por un delito doloso consumado. aunque se dé el tipo subjetivo del delito doloso de homicidio.

Es sabido. ¿Cuál es la diferencia entre los delitos denominados “comisión por omisión” y “omisión por comisión”? En la doctrina nacional se equiparán los delitos de comisión por omisión a los delitos de omisión impropia. 11º del C. Por ejemplo: el salvavidas que intencionalmente omite rescatar a otro quien circunstancialmente se está ahogando. En el marco de la imputación objetiva de los delitos dolosos de omisión propia encontramos tres elementos: a) b) c) Situación típica. Estos delitos no se mencionan expresamente en el tipo.) Por ejemplo: omitir prestar socorro a una persona en peligro (art.este elemento trata de la situación que genera una determinada conducta. en los delitos de omisión impropia la norma obliga al garante a evitar la producción de un resultado típico. Capacidad para realizar la acción ordenada.P. En otros términos. que no se puede ordenar lo físicamente imposible.. 700. se vulnera una norma preceptiva que obliga al agente a ejecutar un acto. 701. 377º del C. los delitos dolosos de omisión propia se atribuyen a título de dolo. TIPOS DOLOSOS DE OMISIÓN: OMISIÓN PROPIA E IMPROPIA 698. el sujeto es consciente de la situación típica y de su deber de actuar. ¿Cuál es el concepto de los delitos de omisión? La omisión es una forma típica de prohibir acciones la conducta debida que hubiera evitado el resultado producido que implica el no haber realizado la conducta debida que hubiera evitado el resultado producido. • 265 • . ¿Cuántas clases de delitos de omisión existen? La doctrina ha dividido a los delitos de omisión en dos clases: omisión pura o propia y comisión por omisión o impropia. 126º del C. Generalmente. ¿Cuáles son los elementos que atribuyen responsabilidad penal en los delitos de omisión propia? En el margen de la atribución de responsabilidad penal encontramos dos instituciones ya desarrolladas anteriormente: a) imputación objetiva e b) imputación subjetiva. Por ejemplo: el cajero de banco que se embriaga para no impedir que un compañero robe. De manera diferente. (Art.. e incluso así decide omitir su conducta.). No realización de la conducta ordenada.P. En el marco de la imputación subjetiva.) Por otra. Por lo general.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM V.en este caso el agente no realiza la conducta ordenada.P. Ello deviene de la diferenciación que realiza nuestra norma penal al mencionar la existencia de acción y omisión. la situación típica se encuentra descrita en su totalidad en la ley penal.el agente obligado debe encontrarse en la capacidad pisco-física de realizar la acción ordenada. Por ejemplo: omisión legal de actos oficiales (Art. 699. los delitos denominados “omisión por comisión” se caracterizan porque en estos el obligado a actuar interviene de manera activa en el hecho con el propósito de impedir que la acción cumpla su objetivo de salvar el bien jurídico protegido por la ley. En los delitos de omisión propia la norma preceptiva obliga al sujeto a la realización de un determinado comportamiento. La comprobación de esta categoría se obtiene a través de la comparación de la acción que realizó el obligado y la que requiere el cumplimiento del deber de actuar.. Estos delitos se encuentran previamente escritos en la norma penal.

es un proceso que parte desde un momento mental (se concibe la idea de cometer el delito) hasta llegar a un momento externo (se llega a consumar el delito). 704. ¿Cuáles son los elementos que atribuyen responsabilidad penal en los delitos de omisión impropia? En el margen de la atribución de responsabilidad penal encontramos dos instituciones ya desarrolladas anteriormente: a) imputación objetiva e b) imputación subjetiva. Se requiere la existencia de una decisiva dependencia de quien acepta la protección y quien la recibe. ¿Cuáles son los momentos de la fase interna? Se reconoce generalmente tres momentos: a) la ideación. 703. Por otra parte.en este elemento se exige un deber especial de protección del sujeto con el bien jurídico. Deberes estatales. b) la deliberación. que se produce cuando se constituye la firme voluntad de cometer el crimen. • 266 • .. es la fase la objetivación del delito..este presupuesto hace referencia a los deberes estatales expresados en las labores de los funcionarios o servidores públicos frente a los bienes particulares sometidos a su competencia.. Se entiende por fase interna a aquella que se encuentra constituida por los momentos del ánimo a través de los cuales se formaliza la voluntad criminal y que preceden a su manifestación.. En el marco de la imputación objetiva de los delitos dolosos de omisión impropia encontramos diversos elementos: a) b) c) d) e) f) Posición de garante.se trata de un supuesto de responsabilidad que considera que la relación familiar genera una situación de garante con los integrantes de la misma familia. 705. presenta las siguientes características: conocimientos de la situación de garante y conocimiento de la posibilidad de evitar el resultado. Deberes de salvación o auxilio.. la construcción de este proceso delictivo en base a etapas es claro que resulta ser ideal pues en muchos supuestos media solamente un instante entre la concepción de la idea y su ejecución. y c) la realización criminal. VI. los delitos dolosos de omisión impropia se atribuyen a título de dolo. esto se da cuando el sujeto inicia la evaluación de los pro y los contra que sucederían al momento de ejecutar el delito.este elemento señala que quien haya creado con su conducta precedente una situación de peligro para determinado bien jurídico tiene el deber de evitar que ese mismo peligro se convierta en una lesión. se entiende como fase externa a aquella en la cual se comienza a realizar la exteriorización de la voluntad. ¿Cuáles son las etapas del iter criminis? La doctrina del derecho penal ha reconocido la existencia de dos etapas: a) fase interna y b) fase externa.-en este supuesto una persona deposita su confianza en otra y ésta la acepta.DERECHO PENAL • • • 702. En el marco de la imputación subjetiva. Por lo general. Aceptación voluntaria de protección.este elemento actúa cuando los cursos causales peligrosos ya han salido del ámbito de organización y pueden haber alcanzado el de la víctima. EL ITER CRIMINIS ¿Qué es el iter criminis? Es el proceso de realización del delito comprende una serie de etapas de realización del hecho punible es decir constituye las etapas de un delito. esto se produce cuando en el sujeto la idea de cometer un delito aparece en su mente. En otras palabras. Relaciones familiares. Injerencia. Se considera sujetos garantes a quienes asumen deberes específicos mencionados de acción para mantener incólumes los bienes jurídicos.

y c) posterior a la ejecución. no hay un “delito de tentativa”. Para distinguirlas se debe atender a un criterio objetivo. la tentativa tiene que tener un delito que le sirva de base. Por regla general los actos preparatorios no son punibles.Se da cuando el autor no realiza todos los actos necesarios para la consumación del delito. b) en el momento de la ejecución. 708. Tentativa Inidónea. ¿Los actos preparatorios son punibles? Se entiende por acto preparatorio de un delito a todo acto cuya finalidad es llevar a cabo una actividad externa dirigida a facilitar su realización posterior. salvo que expresamente y en forma excepcional así lo disponga el legislador. ya no puede desistir”. x Tentativa Inacabada.P. Por ejemplo: una persona se dispone a disparar sobre su enemigo. pues mientras más se aproxime a la consumación mayor será la pena.Este tipo de tentativa se produce cuando la ejecución delictiva dirigida por el autor no llega a consumarse por razones fácticas o jurídicas..) es indudable que si el autor completó la conducta que el tipo requiere en lo que compete a su actividad u omisión.. la acción típica se interrumpe por la irrupción de un factor extraño al querer del agente. aquí se produce el agotamiento. En nuestro ordenamiento jurídico los límites de la tentativa inidónea se encuentran establecidos en el art. Cierto grupo de la doctrina denomina a esta figura como el “delito frustrado”. es decir. pero en el último minuto decide no hacerlo. De esta manera. Sin embargo. ¿Qué es la tentativa? La tentativa es un grado de desarrollo del delito. aquí se producen los actos preparatorios. denominado por cierto sector de la doctrina como “desistimiento activo”. En nuestro ordenamiento jurídico. éste no puede conformarse con intervenir cuando el daño ya está hecho: puede y debe hacerlo antes. aquí se ubican la tentativa y la consumación. pero la intervención oportuna y rápida de los peritos médicos impide que la persona muera. asociación ilícita para delinquir. ejemplo: Sembríos de amapola y adormidera. Por ejemplo: una persona dispara cuatro balas sobre su enemigo. conspiración a la rebelión. en la tentativa acabada puede surgir el “arrepentimiento”. No puede haber desistimiento en la tentativa acabada.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 706. pero ésta no se realiza.. 17º del C. ¿Cuáles son los momentos de la fase externa? En la fase externa la doctrina ha señalado la existencia de tres momentos: a) previa a la ejecución. En otros términos. vinculado a la protección de bienes jurídicos. en el cual se pone en peligro el bien jurídico pero no se llega ha consumar la lesión del mismo. ¿Qué clases de tentativa hay? Nuestro actual Código Penal no hace distinción entre las clases de tentativa. La tentativa en sí no existe.. Tentativa Acabada. x x • 267 • ..Se da cuando el autor ha realizado todos los actos necesarios para la consumación. antes de que se haya completado la acción típica. la tentativa constituye la ejecución de un comportamiento (cuyo fin es consumar el delito) que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación. el cual señala que el delito resulta imposible de consumación debido a la ineficacia del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. etc.. 707. Es por tal razón que la tentativa es sancionada. Dentro de la tentativa inacabada puede surgir la figura del “desistimiento”. 709. es decir. pero ésta puede ser de dos clases: acabada e inacabada (artículo 18º del Código Penal). si el riesgo es serio e inminente. pues como indica el profesor Creus: “(. Sin embargo.

se trata de la autoría mediata. Dejando para otro lugar las formas de participación (inducción: artículo 24º. tres formas en que una persona puede cometer un delito (realizarlo) en calidad de autor: a) cuando realiza por sí mismo el hecho punible. y c) cuando realiza el hecho punible conjuntamente con otro u otros. Ejemplo. a su vez. en virtud de su poder de voluntad. ¿Quién es autor mediato para efectos de imputación jurídico-penal? Autor mediato es el que. Autor es “sólo aquel que mediante una conducción consciente del fin de acontecer causal en dirección al resultado típico. Dominio de la voluntad. esta forma de autoría se da en el caso del que utiliza. donde el sujeto realiza el tipo mediante otra persona que le sirve de intermediario. ¿Qué formas de intervención delictiva reconoce nuestro Código Penal? El Código Penal. como medio para alcanzar el fin propuesto. Dominio de la acción. 713. Se trata de la autoría inmediata. por la intensidad del efecto de la coacción “la ultima y relevante decisión sobre lo que ocurrirá”. aquel domina la voluntad del otro. • 268 • . para responsabilizar a los altos mandos militares del régimen nazi. es señor sobre la realización del tipo” Actualmente se identifican tres formas de manifestación del dominio del hecho. ¿A quien se le considera autor en una intervención delictiva? Autor es aquel que tiene el dominio del hecho. ha tenido eco en nuestra jurisprudencia en los casos de Abimael Guzman Reynozo y actualmente el de ex presidente Alberto Fujimori Fujimori.DERECHO PENAL • • • VII. y complicidad: artículo 25º). se basa en la división de trabajo y sirve de fundamento a la coautoria. El instrumento que obra coaccionado. 712. a otro cuya acción no se dirige al mismo fin del autor mediato sino a uno distinto cualquiera. resulta relevante en virtud a que con esta modalidad de autoría mediata diseñada por Claus Roxin en 1963. Dominio del hecho funcional. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 710. El instrumento que obra sin imputabilidad. Supuestos de autoría mediata: x El instrumento que obra sin dolo. Autor directo o inmediato es quien domina la acción realizada de manera personal el hecho delictivo. ¿En que consiste la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder? El análisis de esta institución dogmática. de tal forma que esta se traslada a las manos del que ejerce aquella. en su artículo 23º el CP distingue. el autor realiza él mismo la acción típica. b) cuando realiza por medio de otro el hecho punible. puede ser autor sin necesidad de intervenir en la comisión de un delito. 711. representante del finalismo. ¿Que se entiende por la teoría del dominio del hecho? Esta teoría fue formulada por Hans Welzel. la utilización de un mensajero que ignora el contenido del paquete para entregar una bomba que estallará al ser recibida por el destinatario. aquí a parecen los supuestos en el que el autor mediato utiliza a un menor de edad o a un inimputable (por ejemplo un anómalo psíquico) x x 714. Se busca señalar hasta qué punto un individuo. se admite esta forma de autoría en lo casos en que el coaccionado haya perdido. Actualmente es la teoría dominante pues utiliza como criterio diferenciador aspectos objetivos y subjetivos. es decir aquel sujeto que tiene un poder de conducción de todos los acontecimientos de forma tal que le es posible encauzarlo hacia el objetivo determinado. donde se indaga qué influencia ejerce la realización del tipo de propia mano sobre la autoría. se sirve de otra persona (instrumento) para la ejecución de la acción típica. reconoce dos formas de intervención delictiva: la autoría y la participación. en 1939.

¿Que se entiende por la accesoriedad de la participación? La accesoriedad de la participación presupone tomar parte en un hecho ajeno. el inductor ha de ser castigado con la misma pena que el autor. por lo menos el nivel de la tentativa. en estos casos el aparato funciona como una totalidad por fuera del orden jurídico. siempre el que da las órdenes y activa el aparato criminal mantiene el dominio del hecho de la organización. sino principalmente también para la determinación de la sanción. Es decir se produce sus efectos ilícitos como una integridad que actúa completamente al margen del derecho. se entiende como la característica que ostenta el ejecutor de poder ser intercambiado o sustituido fácilmente por el nivel estratégico superior en la operativizacion y realización de su designio delictuoso.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM En esta modalidad de autoría también denominada autoría mediata por dominio de la organización. dependencia del hecho de los participes respecto del hecho del autor o autores. que no alcanza a todo participe. La punición de la inducción exige la existencia objetiva (como mínimo en grado de tentativa) de un hecho principal doloso y antijurídico. subsiste la inducción. Sino se trata de un deber extra-penal. instigar es crear en otro (el autor) la decisión de cometer el hecho punible. Es decir el ejecutor directo comparte los objetivos delictivos que persigue la organización y tiene una predisposición al cumplimiento de la orden que expresa la concretización de un hecho ilegal. que es la capacidad del nivel estratégico superior. del hombre de atrás. La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico. Ya no es la fungibilidad del ejecutor lo que asegura el cumplimiento de la orden sino el internalizado interés y convencimiento en que ello ocurra. De ahí que si el inductor determina a un incapaz de culpabilidad a realizar el hecho. se ha de tomar en cuenta. En otras palabras. sino a quienes tienen una determinada posición respecto de la inviolabilidad del bien jurídico. 717. 716. mientras que el intermediario ejecuta siguiendo los planes o directrices diseñados por el hombre a atrás. este elemento alude a una predisposición psicológica del ejecutor a la realización de la orden que implica la comisión del hecho delictivo. tienen como presupuesto: a) b) c) d) El poder de mando. los delitos cometidos por funcionarios públicos. aquí se señala que la participación punible presupone que el hecho principal haya alcanzado. Esta no se justifica por el solo hecho que según el artículo 24º del CP. ¿Qué es la inducción? El inductor es el que determina directamente a otro a cometer un hecho punible. de impartir ordenes a la parte de la organización que le está subordinada. La elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho. accesoriedad de la participación quiere decir. primero en el grado de realización. aquí se señala que el hecho principal debe ser típico y antijurídico esto es la accesoriedad limitada. La fungibilidad del ejecutor inmediato. Y segundo la dependencia en relación a los elementos del hecho punible. Es decir el deber que constituye la materia de la lesión jurídica en estos tipos penales no es el deber genérico que surge de toda norma y que alcanza también a los participes. Para ello tiene que analizarse la dependencia. ¿Que son los delitos de infracción de deber? Los delitos de infracción de un deber están dirigidos a decidir sobre la autoría de un sujeto que ostenta un deber especial. Por ejemplo. 715. Se señala en doctrina que estas organizaciones estructuradas jerárquicamente que constituyen los aparatos de poder organizados. los denominados ablandamientos de la accesoriedad ligados generalmente a los elementos personales especiales. En este sentido. como señala ROXIN. La accesoriedad de la inducción (y de la complicidad) tiene vigencia no solo para la determinación de la responsabilidad penal del partícipe. • 269 • . sin conocer de dicha incapacidad. no obstante. Estas ordenes serán cumplidas si o si debido a la automaticidad de la constitución funcional del aparato. Determinar o inducir a otro a la comisión del hecho punible significa que el instigado debe haber formado su voluntad de realizar aquel como consecuencia directa de la acción del inductor.

LA ANTIJURIDICIDAD 720. anterior o simultánea. ¿Cómo puede definirse la complicidad? Puede definirse como aquella contribución o auxilio al hecho. por lo que se puede distinguir entre injusto material y formal. Cómplices secundarios o no necesarios El segundo párrafo del artículo 25º del Código Penal establece que "a los que. será coautor. coincidiendo en la resolución delictuosa. El carácter convenido de esta ayuda la diferencia del mero auxilio que es un simple socorro o amparo. 721. Momentos de actuar del cómplice secundario x Complicidad anterior o paralela a la ejecución: "La palabra cooperar significa aportes acordados anteriores o simultáneos a la ejecución del delito". es suficiente con un auxilio que facilite o haga más expedita la ejecución del hecho. Si. En este sentido. de otro modo sería encubrimiento". en cambio. Por ejemplo el Gerente de un banco que brinda a los autores antes de la ejecución la combinación de la caja fuerte. Complicidad por actos posteriores al hecho: "Se trata de prestar una ayuda posterior cumpliendo una promesa previa al hecho. Si intervino en la ejecución seria coautor. En este sentido.DERECHO PENAL • • • 718. hubiera tenido el dominio del hecho. b) El momento en que realiza la contribución. sin él el hecho no se hubiera podido cometer. aprovechando su conocimiento de la clave. el cómplice o cooperador necesario es el que en la etapa de preparación del hecho principal aporta al mismo una contribución sin el cual el delito no hubiera podido cometerse. sin ser esta ayuda necesariamente material. que estos utilizaran en la ejecución del asalto. ni valerse de otro para ejecutarla. sin el cual no se hubiera perpetrado. "el que. • 270 • . se les disminuirá prudencialmente la pena". pues habrá tenido el dominio del hecho hasta el final. 719. es cómplice necesario. dolosamente. Es un actuar doloso en un hecho doloso". se presenta una violación por parte del comportamiento o se omite actuar conforme establece la norma jurídica. Cómplices primarios o necesarios Según el primer párrafo del artículo 25º. el gerente concurre con los autores a la ejecución del hecho y abre la caja. el cómplice secundario es el que ha prestado una colaboración que no es indispensable para la comisión del delito. sin cumplir la acción típica. "una aportación consciente a la tarea que se sabe y quiere común". x VIII. b. hubieran dolosamente prestado asistencia. Dos elementos configuran esta forma de participación: a) la intensidad objetiva de su aportación al delito. que ha sido útil para la ejecución del plan del autor. ¿Cuáles son las clases de antijuricidad? Una acción antijurídica es formalmente antijurídica en la medida en que contraviene una prohibición o mandato legal y es materialmente antijurídica en la medida en que en ella se plasma una lesión de bienes jurídicos socialmente nociva y que no se puede combatir suficientemente con medios extrapenales. será reprimido con la pena prevista para el autor". También. en tanto que el injusto es conducta humana desvalorada. sino sólo en la preparación del hecho. "Esta ayuda posterior a la ejecución del hecho comprende a los cooperadores necesarios y no necesarios". puede definirse a la "complicidad como el acto por el que dolosamente se pone una condición del hecho. pues con una aportación decisiva. ¿Qué es la antijuricidad? Es el juicio negativo del valor que recae sobre una conducta humana. pudiendo ser intelectual o moral. de cualquier otro modo. es decir es una conducta contraria a la normatividad. quien pone una condición sin el cual el delito no hubiera podido cometerse sólo será punible si el agente no toma parte en la ejecución. preste auxilio para la realización del hecho punible. a. En este sentido.

se denominan causas de justificación. En su aspecto subjetivo consiste en la voluntad de defenderse o de defender a terceros. 724. La agresión que genera la legitima defensa debe ser actual. x La falta de provocación suficiente es necesario que el beneficiado no haya provocado la agresión es decir supone una actitud especial de quien se defiende. ¿Qué es el estado de necesidad justificante? Es una situación de peligro en la que la lesión de un bien jurídicamente protegido aparece como el único medio para salvar un bien del agente es decir es una situación objetiva de peligro inminente o actual para • 271 • . El agente debe actuar conociendo la situación de peligro emergente de la agresión ilegitima. además comprende el carácter dañino del acto con respecto al bien jurídico protegido por la norma legal Antijuricidad formal existe una simple contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico. entre ellas tenemos. el mas seguro para repeler la acción del agresor. y el carácter de ilegitimo debe entenderse como sinónimo de antijurídico. el estado de necesidad justificante. y falta de provocación suficiente para quien hace la defensa. este debe poner cuidado en comportarse de manera tal que no origine. En su aspecto objetivo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Antijuricidad material el injusto material representa una lesión de bienes jurídicos que por regla general es necesario combatir con los medios del derecho penal. el obrar en ejercicio de un derecho o de un deber y el consentimiento. con la que ha de actuar quien ejerce la defensa. real e inminente. la legítima defensa. es menester que el agredido la impida o repela. actúa en legitima defensa quien obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros. La racionalidad de la defensa indica un juicio de valor con referencia a la justicia y equidad. es decir se encuentra constituida por la relación de oposición entre el hecho y la norma penal hallándose concretamente en la lesión de un bien jurídico o en el peligro de que sea lesionado. 723. pero esto no significa que su acción deba suceder forzosa e inevitablemente. la reacción de quien se defiende debe dirigirse hacia la persona del agresor. por lo que se puede graduar el injusto según su gravedad. 722. La determinación de la necesidad de la defensa supone una apreciación general sobre el hecho de que la acción de defenderse es indispensable para descartar el peligro creado por la agresión. las mismas que pueden ser eximentes de responsabilidad o atenuantes de la pena (dependiendo de que reúnan o no los requisitos exigidos por el Código Penal). x Necesidad y racionalidad de la defensa quiere decir que el medio empleado para impedir la agresión debe ser racionalmente necesario. 725. si un tercero resultar afectado por el comportamiento de quien se defiende este puede invocar haber actuado en estado de necesidad. siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegitima. es decir la oposición del acto con la norma prohibitiva implícita en toda disposición penal que prevé un tipo legal por ejemplo: “no matar” en relación con el articulo 106. de parte de cualquier persona una reacción contra el. esta descripción comprende una situación de peligro creada por la agresión ilegitima y la acción destinada a neutralizarla. un comportamiento omisivo también puede constituir agresión. ¿Qué circunstancias excluyen la antijuridicidad? Son aquellas circunstancias en las cuales la conducta a pesar de ser típica está permitida por el ordenamiento jurídico. se determina apreciando la proporcionalidad entre el peligro propio a la agresión y la acción de defenderse es decir los medios empleados para rechazar el ataque y los utilizados por el agresor son equivalentes. ¿Qué es la legítima defensa? Implica la realización de un acto típico con el fin de proteger un bien jurídico individual. a la vez que con voluntad de defenderse. necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. ¿Cuáles son los presupuestos de la legitima defensa? x La agresión ilegitima es una acción destinada a poner en peligro o lesionar bienes jurídicos.

entre otros. y el engaño excluye el consentimiento solo en la medida que lo afecten cuantitativa o cualitativamente. el error. 726. ¿A que llamamos consentimiento? Se exime de responsabilidad penal a quien actúa con el consentimiento valido del titular del bien juridico de libre disposición. el peligro debe ser extraño al autor. Requisitos del consentimiento x x x x Capacidad de discernimiento que le permite al otorgante entender el alcance del mismo es decir el sujeto debe poseer la capacidad para formular la renuncia. pero los excesos no pueden en caso alguno organizarse como una causa de justificación. tal es el caso de las injurias. en cambio el estado de necesidad exculpante surge cuando los bienes jurídicos en conflicto son del mismo valor. actitud que se concreta en el injusto penal. Ausencia de provocación la situación de necesidad no debió ser provocada intencionalmente por el autor. estos factores solo son • 272 • . ¿Cómo definimos a la culpabilidad? La culpabilidad es el reproche formulado contra el delincuente por haber cometido un acto ilícito a pesar de haber podido actuar conforme a derecho. se encuentra en la necesidad de sacrificar un bien jurídico de menor valor. es mayor que la vida humana indigna. el objeto de este reproche es la actitud incorrecta del autor ante las exigencias del orden jurídico. el policía que impide la fuga o hace la captura. El punto de referencia de del juicio de culpabilidad lo constituye el comportamiento ilícito. Situación de necesidad se entiende que no hay otro modo de superar el peligro actual amenazante. por lo tanto el peligro debe ser real e inminente para un bien o un interés jurídicamente protegido y que el mal causado sea menor que el que se quiere evitar.DERECHO PENAL • • • bienes o intereses protegidos por el derecho. es decir cuando el derecho impone a alguien el deber de realizar un hecho previsto en un tipo penal o le confiere un derecho que se lo permite es evidente que no puede considerarse su conducta prohibida. 729. ni detención arbitraria cuando se trata de un acuerdo. por ello se dice que aparece por la colisión de bienes jurídicos de distinto valor. Mientras que en el estado de necesidad justificante la ley aprueba el sacrificio del bien de menor valor en el segundo se dice que la ley no puede inclinarse por ninguno de los bienes que son de igual valor. ni la vida humana aunque existen discrepancias sobre esto. el reproche no concierne al carácter o a la manera de ser del agente ni a su modo de vida. Cuando hablamos de bienes de libre disposición nos referimos a bienes patrimoniales no se comprende dentro a los bienes universales que afecta a la colectividad. Exteriorización del consentimiento por cualquier medio El consentimiento debe ser previo La coacción. quien consiente debe estar enteramente legitimado para disponer del bien y obrar con capacidad de entendimiento y discreción. no puede haber secuestro si la victima es consiente. ni por tanto antijurídica por ejemplo el juez que ordena detención. 727. El consentimiento no cuestiona la tipicidad pero si excluye la antijuricidad por haberse dirigido el ataque contra un bien jurídico protegido pero lesionado de libre disposición por parte del titular. significa que su titular debe encontrarse en una situación en la cual uno de sus bienes jurídicos pueda resultar perjudicado. ¿Cuáles son los elementos del estado de necesidad justificante? Situación de peligro. 728. ¿En que consiste el obrar por disposición de la ley? La ley es de cumplimiento obligatorio para su destinatario y desde ese momento surge para el un deber jurídico. ya que la vida humana digna y el derecho de morir en ciertos casos. Si no se cumplen con los requisitos exigidos por la ley las causas de justificación no operan como eximentes sino sólo como atenuantes de la pena.

terrorismo y traición a la patria. a. • 273 • . ya que el agente requiere de capacidad psíquica. ahora bien cuando el hecho procede de un momento anterior en el que si existía la imputabilidad la doctrina tradicional viene afirmando que el juicio de imputabilidad debe retrotraerse a aquel momento anterior del que trae causa y realizar respecto de dicho momento el juicio sobre la imputabilidad. ¿Cuáles son las causas de exclusión de la culpabilidad? Las causas de exclusión de la culpabilidad mantienen intacto el tipo penal y son: Causas de inimputabilidad Son los supuestos en donde el agente no tiene conciencia de la antijuricidad. Como el juicio de la imputabilidad ha de ir referido al momento del hecho y en tal momento no existía la solución tendría que ser la no culpabilidad. se coloca en dicho estado. El agente debe conocer que el acto es contrario al derecho es decir conocimiento de la ilicitud del acto El derecho exige que los comportamientos no sean imposibles. b. el derecho los llama imputables y por ende la imputabilidad es la capacidad de culpabilidad ellos son quienes tengan la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto y quien tenga capacidad de determinarse según esta compresión. Según BARJA DE QUIROGA la actio libera in causa es una de las cuestiones cruciales y mas discutidas dentro de la teoría de la culpabilidad principalmente la cuestión se plantea en relación con la embriaguez y la drogodependencia. 730. c. Grave alteración de la conciencia esta anomalía hace que el actor pierda su capacidad intelectual de percatarse del carácter delictuoso de sus actos. terrorismo agravado. es un estado transitorio que afecta la conciencia del agente y le impide la comprensión de la criminalidad del acto. y pueden ser culposas ocurre cuando el agente sin proponérselo directamente pero sabiendo y previendo que bajo estado de inimputabilidad procurada puede desencadenar un reuntado dañoso. d. Elementos de la culpabilidad La culpabilidad es un reproche personal y solo puede hacérsele a aquellas personas poseedoras de capacidad de elegir libremente sus actos conforme con el conocimiento que implican estos. El articulo 20º del Código Penal establece que están exentos de pena los menores de 18 años y que además se establece la figura de la responsabilidad restringida que implica la reducción prudencial de la pena si el agente se encuentra en la comisión del hecho punible entre los 18 y 21 años o es mayor de 65 años excepto en los delitos de violación sexual. trafico ilícito de drogas. Minoría de edad los menores de edad no están dentro de la esfera de valoración del derecho penal. ¿Qué se entiende por el actio libera in causa? Llamado también trastorno mental pre-ordenado en atención a que el agente de modo premeditado se coloca en la situación de inimputabilidad para delinquir. no por lo que él es. En la actualidad se piensa que los menores de cierta edad están privados de capacidad penal. Grave alteración de la percepción se encuentra referida a los sentidos y la alteración de la percepción de la realidad debe ser grave.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM considerados después de haber establecido la culpabilidad es decir se reprime al delincuente por lo que el puede voluntariamente hacer. El actio libera in causa puede ser de naturaleza dolosa cuando el actor se coloca consciente y voluntariamente en estado de inimputabilidad. Anomalía psíquica es una perturbación de la conciencia de tal grado que impida la comprensión normal del carácter delictuoso del acto. esto es no son imputables porque no tienen dominio sobre el hecho a causa del desarrollo incompleto de la psiquis y por ende la aptitud para entender cabalmente la acción injusta que llevan a cabo. por ejemplo el que imprudentemente se embriaga a sabiendas que luego va manejar su automóvil de regreso a casa. por lo que no va tener responsabilidad por el delito. 731.

DERECHO PENAL • • •

732.

¿A que llamamos error de prohibición? Cuando el agente desconoce la antijuricidad o ilicitud del hecho cometido es decir cuando el autor cree actuar con arreglo a derecho por desconocer la norma prohibitiva o conociéndola, cree que lo ampara una causa de justificación permisiva. El error esta referido al desconocimiento que tiene el autor de la desaprobación jurídico penal del acto, por lo que únicamente basta el error sobre la antijuricidad material, no siendo necesario el que pudiera recaer sobre la punibilidad correspondiente al acto. Existen dos tipos de error de prohibición, el invencible o inevitable que elimina de manera absoluta la responsabilidad (culpabilidad), ya que ocurre cuando el agente actuando con diligencia ordinaria se le es imposible advertir o prever la antijuricidad de su injusto. El otro tipo de error de prohibición es el vencible o evitable cuando el agente estando en posibilidad real y objetiva de salir de su ignorancia no hace algo al respecto y perpetra el injusto, aquí se le reprocha al autor no salir de su estado de error teniendo la posibilidad, por ello se le atenuará la pena. Modalidades de error de prohibición a. error sobre la existencia de la norma el autor desconoce la existencia de la norma y en consecuencia ignora la prohibición recaída en su comportamiento como por ejemplo al extranjero que desconoce la norma que tipifica la tenencia ilegal de armas error sobre la eficacia de la norma el agente considera inaplicable a su comportamiento por la creencia errónea de estar amparado por una justificación, la creencia errónea de una norma de mayor jerarquía, la creencia errónea de estar amparado por una causa de inculpabilidad y la creencia errónea de estar amparado por una disposición autoritativa o por disposición de la ley.

b.

733.

¿Qué es el error de prohibición culturalmente condicionado? Se presenta cuando el agente por causa cultural o de costumbre no está en condiciones de conocer el carácter delictuoso de su comportamiento o comprendiéndolo no es capaz de determinarse con arreglo a esa comprensión es decir el agente conoce la norma de prohibición pero no la puede internalizar por razones culturales por lo que no se le puede formular reproche ya que se encuentra inmerso en otros valores culturales por ello se exime de responsabilidad al agente, por ejemplo: el consumo de masticación de hoja natural de coca por la población andina haría una norma prohibitiva de su consumo una culturalmente incomprensiva para esta población a quien no podría reprochársele este genero de consumo ya que no cabria exigirle la comprensión de la antijuricidad de la conducta de “chacchar” la coca, como se le conoce a la practica de masticación.

IX. CONCURSO DE DELITOS
734. ¿A que llamamos concurso aparente de leyes penales? Se presenta cuando sobre un hecho punible concurren diversos preceptos penales excluyentes entre si y donde sólo uno de ellos debe ser aplicado. Por lo que debe ser valorado de acuerdo a: Principios a. Principio de especialidad cuando un hecho es normado por dos o mas leyes será aplicable la especial, uno de los tipos penales abarca las mismas características del otro y además una característica complementaria. De tal manera que podemos afirmar que un tipo esta totalmente contenido en otro, por ejemplo homicidio simple (disposición general) y parricidio (disposición especial). Principio de consunción cuando un hecho previsto por una ley se comprende en una disposición legal de mayor vastedad se aplica en los siguientes casos el delito consumado excluye al frustrado y a la tentativa. Principio de subsidiaridad una disposición legal es subsidiaria de otra cuando la ley prescribe que se aplicara esta, siempre que no se aplique la figura principal, por ejemplo la coacción es subsidiaria del secuestro.
• 274 •

b. c.

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

735.

¿Cómo se define el concurso ideal de delitos? Nuestro Código Penal define el concurso ideal en el artículo 48°: “cuando varias disposiciones penales sean aplicables al mismo hecho” (unidad de acción y pluralidad de delitos). En cuanto a su naturaleza, se entiende que a una misma conducta puede aplicársele varios tipos penales pero ninguno de ellos por sí sólo abarcaría el injusto de la acción ni lo agotaría en todo sentido. Ejemplo: el acto sexual violento de un hombre con su hija menor de dieciséis años, es a la vez, típico en violación (artículo 170 CP), abuso sexual de menor bajo tutela (artículo 173 C.P.) y posiblemente lesiones (artículo 122 C.P.). No se requiere que la conducta se subsuma precisamente en varios tipos legales de manera coincidente. Es suficiente que coincidan parcialmente. Ejemplo: pagar con dinero falso (artículo 254 C.P.) está en concurso ideal con estafa (artículo 196 C.P.); falsificación de documentos con estafa. Se produce una ampliación que excede al tipo objetivo de estos delitos. Doctrinariamente se han establecido dos modalidades de concurso ideal: homogéneo y heterogéneo. El concurso ideal heterogéneo se da cuando una misma conducta es englobada por una pluralidad de tipos penales. Ejemplo: el que mata a otro de un disparo (homicidio) y la bala causa lesión en una persona. El concurso ideal homogéneo se presenta cuando una misma conducta permite una reiterada concurrencia del mismo tipo penal. Ejemplo: quien arroja un explosivo y mata a diversas personas o el que comete diversas violaciones sobre menores.

736.

¿Cómo se rige el tratamiento jurídico del concurso ideal? Según el artículo 48º del Código Penal modificado por la ley 28726 establece que el tratamiento jurídico del concurso ideal establece que se reprimirá hasta con el máximo de la pena mas grave y puede incrementarse hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de los 35 años

737.

¿Qué se entiende por el delito continuado? Se entiende como violaciones de la misma ley penal cometidas en el mismo momento de acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal. El término “resolución criminal”, usado por el texto legal alude al factor final; y la frase “varias violaciones de la misma ley” se refiere al factor normativo, pues les asignan el carácter de unidad de conducta (”como un solo delito continuado”). Está definido en el artículo 49 C.P. La pluralidad de violaciones de la misma ley penal suponen un número indeterminado de repeticiones de la conducta típica, pero cabe aclarar que no todos los delitos admiten la figura del delito continuado, sino sólo aquellos cuyas circunstancias y condiciones apreciadas racionalmente así lo permiten. Ejemplo: el sujeto que hurta vino de una bodega en la que trabaja, sistemáticamente y en oportunidades diversas durante siete días consecutivos (artículo 185 C.P.). Resultaría absurdo procesar al sujeto por la cantidad de micro-hurtos realizados. Se trata de un delito continuado. El delito continuado está constituido por una pluralidad de conductas que corresponde a una misma resolución criminal (factor final) y que la ley considera como un solo delito continuado (factor normativo).

738.

¿Cuáles son los requisitos de los delitos continuados? Los delitos continuados reúnen los siguientes requisitos: 1. Requisitos subjetivos: Las características del delito continuado hace necesario aceptar un dolo total o unitario que comprenda la unidad de finalidad y que abarque a la pluralidad de conductas. Ejemplo: el empleado de una fábrica de calzados que decide llevarse 10 pares de zapatos a razón de un par cada tres días. El dolo unitario debe existir incluso desde el comienzo del primer momento delictivo o puede surgir en otro momento de la ejecución. Para estos casos es suficiente que el dolo unitario tenga lugar antes del agotamiento del primer acto parcial por parte del autor.

• 275 •

DERECHO PENAL • • •

2.

Requisitos objetivos: Se exige como límites objetivos: pluralidad de acciones u omisiones, igual norma violada, unidad o pluralidad del sujeto pasivo, bien jurídico no eminentemente personal. a. Pluralidad de acciones u omisiones.- Deben tratarse de varias conductas y deben tenerse en cuenta los supuestos de unidad de acción estudiados anteriormente. b. Igual norma violada.- Tradicionalmente se exige que la norma violada por las diferentes conductas responde a delitos iguales (varios hurtos, varias estafas, etc.). Este parece ser el sentido del artículo 49 (“varias violaciones de la misma ley penal”). Actualmente, el criterio es más flexible y se llega a admitir que es suficiente que las normas sean semejantes. A esta semejanza no le interesa que los delitos sean diferentes. (v.gr. hurto, estafa, apropiación ilícita) y le es suficiente que las diferentes conductas afecten un mismo bien jurídico (unidad del bien jurídico) (v.gr. patrimonio). Nos parece que esta interpretación es la más conveniente. Ejemplo: el sujeto que decide disponer de repuestos, que le entregan en administración (apropiación ilícita, 190 C.P.). su conducta también incluye sustraerlos del depósito de la empresa (hurto 185 C.P.). La reforma de la Ley 26683 ha introducido al texto del artículo 49 este criterio (“… o semejante naturaleza”). c. Unidad o pluralidad del sujeto pasivo.- Se admitirá la continuación cuando se lesione al mismo titular o sujeto pasivo en el caso de los delitos que afectan bienes jurídicos altamente personales (v.gr. violación, lesiones, secuestro, contra la libertad sexual). Por el contrario, no se admite delito continuado cuando los actos parciales inciden sobre diferentes sujetos pasivos. Ejemplo: homicidio de diferentes personas, violación de distintas mujeres. La reforma de la Ley 26683 precisa que la calificación como delito continuado quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos. Cuando se trata de bienes jurídicos que no son personales (v.gr. propiedad), no se requiere la identidad del titular del bien jurídico afectado para aceptar el delito continuado. La reforma de la Ley 26683 incorpora una circunstancia agravante si con las diferentes violaciones se hubiere perjudicado a una pluralidad de personas en cuyo caso se aumentará la pena en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave. También existen tipos legales que no admiten su realización por continuación, como el caso del homicidio (106 C.P.), pues su naturaleza no le permite tolerar distintas intensidades de afectación del bien jurídico que se tutela. d. Conexión temporal y espacial.- La característica del delito continuado es que se sanciona con una misma pena diferentes actos particulares cometidos en el mismo momento o en momentos diversos, que se estiman continuados y que constituyen un solo delito.

El tratamiento procesal producto de este enjuiciamiento unitario tiene diversas consecuencias materiales. Por ejemplo: la cosa juzgada se extiende a todos los actos particulares, inclusive a los que no fueron conocidos por el tribunal oportunamente. 739. ¿Cómo se define el concurso real de delitos? El llamado concurso real de delitos está regulado en el artículo 50 C.P. y se le define como varios hechos punibles que son considerados como otros tantos delitos independientes. A diferencia del concurso ideal que presenta unidad de acción, el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal. La pluralidad de acciones se verifica en sentido contrario a la unidad de acción, en el sentido del concurso aparente de leyes. No basta la mera realización de varias acciones independientes por parte del autor para configurar el concurso real, sino que es necesario que estas varias acciones independientes representen varios hechos punibles susceptibles de ser valorado de modo independiente. Así, la característica de la pluralidad de acciones estriba en que cada una de ellas debe presentar autonomía respecto de las otras.

• 276 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

Por ejemplo, el sujeto Roba un banco el viernes, asesina a su mujer el lunes y estafa a su vecino el jueves. En cuanto a la imposición de la pena, a raíz de la modificación por ley Nº 28730, ya no es posible aplicar la pena que corresponde al delito mas grave; sino que desde la reforma indicada deben sumarse las penas privativas que fije el Juez para cada uno de los delitos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, y no puede excederse de los 35 años. 740. ¿A que llamamos concurso real retrospectivo? Se presenta cuando existe una sentencia condenatoria y posteriormente se descubre que el condenado ha cometido otro hecho punible, antes de que se dicte o expida la resolución. Con la nueva modificación de la ley 28730 nos señala que le hecho punible será sometido a proceso y la pena que fije el juez se sumara a la anterior hasta un máximo del doble de la pena del delito mas grave y no puede exceder los 35 años, si alguno de estos delitos esta reprimido con cadena perpetua, se aplicara únicamente esta sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el nuevo delito.

X. TEORÍAS DE LA PENA Y LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL
741. ¿Cuál es la justificación de la pena? La pena se justifica por constituirse como el mecanismo más idóneo para mantener el orden jurídico que ha establecido la sociedad como indispensable para desarrollarse armónicamente en un ambiente de paz social. Aplicar una pena a una persona es disminuirle su capacidad de actuación dentro de la sociedad (pena privativa de libertad) e incluso puede haber casos en que se la anule totalmente (cadena perpetua). Esto nos hace pensar que la pena es la disminución o anulación del bien jurídico “libertad” perteneciente a una persona; en otras palabras, la pena ataca el bien jurídico más preciado por el hombre -su libertadpero, esto sólo se puede dar cuando la sociedad se siente amenazada o lesionada por el comportamiento del individuo. La pena al igual que el Derecho penal depende del rol que le quiera dar el Estado dentro del cual se desenvuelva. En conclusión, El Derecho Penal se caracteriza por imponer sanciones, las cuales de acuerdo a nuestro Código pueden ser penas o medidas de seguridad. El contenido jurídico del Derecho Penal gira entorno a la función que desempeña la pena. No obstante, las corrientes modernas de la dogmática jurídico-penal apuntan a desplazar las penas cuando ellas resultan innecesarias. 742. ¿Cuáles son las teorías que explican la función de la pena? Las teorías que explican la función de la pena son: 1. Teorías Absolutas o Retributivas. Sus principales representantes son los filósofos alemanes Immanuel Kant y Friederich Hegel. Esta teoría nos dice que al sujeto que comete un delito se le aplica una pena como retribución al hecho que cometió y que no se utiliza para fines utilitarios. Para Kant la pena es un imperativo categórico, pues se basa en el hecho de que el delincuente la merece según las exigencias de la justicia. Para Hegel la pena es la afirmación del Derecho que, fue negado por el delito, negación que sólo se contesta con otra negación, que es la pena; en otras palabras, la pena es la negación de la negación del Derecho. De esta manera la pena se libera de toda finalidad y se presenta únicamente como la imposición voluntaria de un mal para compensar la lesión jurídica cometida culpablemente. 2. Teorías Relativas o Preventivas. Las teorías relativas son totalmente opuestas a las absolutas. Señalan que la pena no tiene como finalidad realizar la justicia, sino proteger la sociedad. La pena no es un fin en sí misma, sino un medio de prevención de futuros delitos. Es decir, la función de la pena es prevenir delitos como

• 277 •

DERECHO PENAL • • •

medio de protección de determinados intereses sociales, se centra entonces en una función utilitaria de la pena. Prevención general, alude a la prevención frente a la colectividad. Concibe la pena como medio para evitar que surjan delincuentes de la sociedad. Prevención especial, a diferencia de la prevención general, que se dirige a la colectividad, la especial tiende a prevenir los delitos que puedan proceder de una persona determinada. Va dirigido al sujeto que ya ha delinquido: la pena busca evitar que quien la sufre vuelva a delinquir. 3. Teorías de la Unión. Se intenta combinar los elementos legitimantes de las teorías absolutas y de las relativas en una suerte de teoría unificadora. Se combinan con ciertos matices la retribución, la prevención general y la prevención especial. Así Roxin, centra la problemática en las tres fases esenciales de la vida de la pena: la conminación legal, la aplicación judicial y la ejecución de la condena. En el primer momento de la conminación legal, la función de la pena es la protección de los bienes jurídicos que sólo se logra a través de la prevención general. El segundo momento de la realización del Derecho penal, el de aplicación judicial, hace referencia a la imposición de la pena por el Juez, esta debe ser proporcional al hecho cometido y a al culpabilidad del autor. El tercer momento el de su ejecución, serviría a la confirmación de los fines de los momentos anteriores, pero de forma que tienda a la resocializacion del delincuente, como forma de prevención especial. 743. ¿Cuál es el objeto de la pena? De conformidad con los principios generales establecidos por el Código Penal en su artículo IX del Título Preliminar, ésta tiene por objeto la prevención, como medio de protección de la persona humana y de la sociedad, lo que en cierto modo, se conjuga con la función preventiva, protectora y resocializadora que se atribuye a la pena.

744.

¿Cuales son las clases de penas que reconoce nuestra legislación penal? Nuestro Código Penal en su artículo 28º reconoce como clases de pena: a. b. c. d. Privativas de libertad Restrictivas de libertad Limitativas de derechos Multa

Pena privativa de libertad La privación de libertad constituye una afectación al bien jurídico libertad del agente que cometió el hecho delictivo. Esta afectación impuesta por el Estado al sujeto que ha delinquido se realiza mediante la ejecución de la pena correspondiente. Respecto al Código Penal de 1924, esta clase de pena unifica las anteriores consecuencias jurídicopenales denominadas Internamiento, Relegación, Penitenciaría y Prisión. En nuestro Código Penal vigente (1991) estas sanciones se integran a la pena privativa de libertad que va desde los 2 días hasta los 35 años, e incluso de por vida (o conocida también como “cadena perpetua”).

• 278 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

De ahí que se considere la existencia de dos categorías en la pena privativa de libertad: a) de carácter temporal (2 días a 35 años), y b) de carácter perpetuo. Penas restrictivas de libertad A diferencia de la pena privativa de libertad, estas penas no suponen el internamiento en una institución penitenciaria sino el extrañamiento del territorio peruano. Se emplea para el caso de agentes nacionales la expatriación con una duración máxima de diez años. Para el caso de agentes extranjeros se emplea la expulsión. Las penas restrictivas de libertad se encuentran en crisis porque no tienen utilidad social. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, establece que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado de derecho a ingresar en el mismo”. (Artículo 22, inciso 5). Pena limitativas de derecho Siguiendo la orientación político--criminal de nuestro Código Penal, que pretende recurrir a la pena privativa de libertad como última ratio, se establecen las penas limitativas de derechos como sustitutivos penales. La aplicación de estas penas implica una limitación en el ejercicio de determinados derechos económicos, políticos y civiles. Las penas limitativas de derecho poseen un triple carácter: x Son autónomos porque constituyen una especie independiente de pena, existiendo al lado de la pena privativa de libertad, la de restrictiva de libertad y la de multa. Aplicándose en el uso de la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres, en forma autónoma cuando están específicamente señaladas para cada delito. Ejemplo: en el caso del delito previsto en el artículo 163º del C.P. (supresión o extravío de correspondencia) el legislador establece como sanción la prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas; y en el supuesto del artículo 164º del C.P. (publicación indebida de correspondencia), se establece una sanción de limitación de días libres de veinte a cincuenta y dos jornadas. x Son sustitutivas porque son aplicables como alternativa de la pena privativa de libertad. Así lo establece nuestro Código Penal respecto a la prestación de servicios a la comunidad y a la limitación de días libres. Para que se realice la sustitución se requiere una condición objetiva, que se relacione con la cantidad de pena privativa de libertad, por lo que nuestro normativa penal exige que la sanción sustituida no sea superior a cuatro años, a criterio del Juez. x Son reversibles, porque admiten reaplicación de la privativa de libertad sustituida. Prestación de servicios a la comunidad Dentro de la orientación de recurrir a la pena privativa de libertad, en los casos más graves, como ultima ratio, la prestación de servicios a la comunidad constituye una de las sanciones alternativas más interesantes que plasma nuestro Código. El trabajo gratuito que se obliga a prestar al condenado, según el dispositivo, deberá realizarse en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras públicas. Si bien se hace una descripción de entidades en las cuales se prestará el servicio, dicha relación no es cerrada, pues al hacerse referencia a “otras instituciones similares” se posibilita el tomar en cuenta otras entidades de las indicadas expresamente, aunque de naturaleza “similar”; en todo caso la enumeración es ejemplificadora. Asimismo el código indica que los servicios serán asignados conforme a las aptitudes del condenado, lo que consideramos positivo, pues garantiza la eficacia del principio de individualización; sin embargo, consideramos que cuando se establece que ello será “en lo posible”, se altera dicha garantía. Nuestra disposición indica que las jornadas serán de diez horas semanales, apartándose en este punto de otras disposiciones como la brasileña en que las jornadas son de ocho horas.

• 279 •

DERECHO PENAL • • •

Además, señala que se cumplirá entre los días sábados y domingos, de modo que no se perjudique la jornada normal de su trabajo habitual, lo que consideramos positivo, pues se tiene cuidado en no afectar el tiempo de las funciones remuneradas, dándose una compatibilidad entre el trabajo penal y el trabajo profesional. La ley también permite que se pueda autorizar al condenado que preste estos servicios en días útiles semanales, proveyéndose el caso en que el condenado no pueda hacerlo los días sábados y domingos. Nuestra norma a diferencia de otras legislaciones no ha tomado en cuenta los días feriados, no precisando la exposición de motivos el por qué de esta decisión. Nuestra disposición penal también precisa el mínimo y el máximo de las jornadas de servicios semanales: de 10 a 156 (art. 34º del C.P.). Limitación de días libres La finalidad de esta pena está en sustituir las penas privativas de libertad de corta duración, con el objetivo que el condenado no sea perturbado ni afectado en su personalidad. De esta manera, con esta sanción no se le aleja de su trabajo ni se rompen los vínculos con su familia; a lo más permanece privado de recreación los días sábados, domingos y feriados. Un sector de la doctrina ha hecho mención que esta clase de pena presenta los inconvenientes de la prisión celular, acrecentado por dos agravantes: brevedad e intermitencia. A esto se ha agregado la absoluta falta de condiciones para la ejecución de la medida. Particularmente, creemos que si bien esta norma es un reto en cuanto a su posible ejecución, por lo menos con ella se evita la degradación de la personalidad del penado, producto de la prisionización. Además, que al no alejarse al condenado de su centro de trabajo se evita que su familia sufra alguna alteración económica que acarrearía mayores problemas. Nuestro C.P. establece un mínimo de diez y un máximo de dieciséis horas en total por cada fin de semana, a diferencia del brasileño que se fija en cinco horas diarias (diez semanales). La pena de limitación de días libres se extenderá de 10 a 156 jornadas de limitación semanales, que se cumplirá en un establecimiento organizado con fines educativos y sin las características de un centro carcelario (art. 35º del C.P.). Precisamente éste es uno de los aspectos más cuestionados de la pena de limitación de días libres, pues se considera que los siempre reducidos recursos económicos de los que se puede disponer, imposibilitaría la organización de los establecimientos en número suficiente, además que quizás no se podría contar con el personal especializado suficiente. Inhabilitación La inhabilitación de acuerdo al Código Penal (art. 36º), al ser prevista dentro de las penas limitativas de derecho adquiere la categoría de pena principal, salvo los supuestos de los artículos 39º y 40º en que constituye una pena accesoria. Algunos autores consideran que estas penas tienen mayor certificado en la prevención, ya que priva al sentenciado de la práctica de ciertas actividades en que se muestra irresponsable o peligroso (prevención especial); otros, sostienen que estas penas son pasibles de crítica pues, al retirar la posibilidad de trabajo, se presenta como más aflictiva que las penas detentivas. Con ella se afecta en cierto modo a la libertad del sentenciado, en relación con la facultad de ejercitar ciertos derechos, desempeñar cargos o profesiones o ejecutar una determinada actividad. Entendemos que ha sido positivo, en cierto modo, el establecer un límite a la inhabilitación principal, pues al dársele el carácter temporal, se humaniza el rigor de las prohibiciones, dejando de lado las sanciones indeterminadas. Nuestro Código extiende la inhabilitación principal de 6 meses a 5 años.

• 280 •

Además. El Estado es el que determina qué conducta es prohibida.P). En la doctrina se considera que el juez al establecer el número de días-multa no se debe dejar influenciar por el patrimonio del condenado. nuestro Código Penal acoge el sistema de días-multa (art. en cuyo caso el Juez. al momento de fundamentar y determinar la pena. es pues quien criminaliza la conducta. de pagar al estado una determinada suma de dinero. no comporta ningún peligro de contagio criminal. b) cuando se aplica acumulativamente con pena limitativa de derechos. Por tanto. y Los intereses de la víctima. preservándolo de la cárcel. cuando viva exclusivamente de su trabajo. el sujeto es el que realiza el delito. ¿Qué debe tener en cuenta el juez al momento de fundamentar y determinar la pena? El Juez. Su cultura y sus costumbres.). 3. a pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias. • 281 • .).P. temporal. 41º del C. siendo el Estado el que prescribe la pena resulta coherente afirmar que tanto pena como delito son su producto. 45º del C. Si bien es cierto. Además. se señala que se podrá efectuar mediante el descuento de la remuneración del condenado: a) cuando se aplica aisladamente. De esta manera. Si se parte del criterio. la gravedad de la conducta y otras circunstancias. podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales. el Código prevé el supuesto que el condenado tenga la dificultad de pagar. Un sector de la doctrina considera algunas ventajas de la pena de multa como el respeto a la personalidad del condenado. se establece que el Juez debe tomar en cuenta las “carencias sociales que hubiere sufrido el agente”. el grado de responsabilidad más o menos intenso y las demás circunstancias legales y judiciales. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente. En cuanto al cobro de la multa. dando cabida a lo que se denomina corresponsabilidad o coculpabilidad. La pena de multa es prevista por diversas legislaciones bajo distintos sistemas (clásico. 745. deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 1. el que no arranca al delincuente de su profesión. a diferencia de la pena privativa de libertad. que el sujeto pueda responder frente a tareas concretas que le exige el sistema. El importe no podrá ser menor del 25% ni mayor del 50% del ingreso diario del condenado. como lo hace nuestro Código Penal. 44º del C. no acarrea gastos económicos al Estado sino que los aporta. Para la determinación del importe del día-multa se tomará en cuenta el ingreso diario del condenado (art. que para imponer una pena el sujeto debe ser responsable. brasileño.P. quien establece lo que es delito.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Pena de multa La pena de multa consiste en la obligación impuesta al condenado. Si bien la multa debe pagarse dentro de los diez días de pronunciada la sentencia (art. 43º del C. Para determinar la cantidad de los días-multa el juez deberá tomar en cuenta el menor o el mayor grado de injusto. se entiende que el ordenamiento jurídico no puede exigir si no ha proporcionado o no se dan las condiciones necesarias para que la persona pueda asumir una tarea determinada. pues en esta fase inicial sólo se podrá tomar en consideración el grado de responsabilidad. o c) fuere concedida la suspensión condicional de la pena. siempre conforme a los límites previstos en el artículo 42º de la normativa penal. no lo discrimina ante el público. de su familia o de las personas que de ella dependen En el primer inciso del art. al igual que la disposición del C. díamulta). esto es. 2. “el delito” es una “construcción”. familia o demás relaciones sociales.P. no es su producto.P.

Así. 45º del C. entrando en muchos casos en conflicto (sociedad conflictual). Esta interesante disposición constituye un aporte de nuestro Código Penal. ella implica el reconocimiento por parte del sistema de la necesidad de tomar en cuenta a la víctima. pues en diversos casos estará en conflicto con los patrones de conducta de otros grupos culturales o subculturales. habiendo sido establecida por el Proyecto de Código Penal de septiembre de 1989 (artículo 50º. otorgársele a la víctima mayor intervención en el tratamiento de los conflictos. 746. es una especie de perdedor por partida doble: frente al infractor y después. y se lo descarga al autor. Cada vez resulta más injustificado que el sistema penal pretenda proteger intereses generales sin percatarse que éstos no sueles ser los de las víctimas de los delitos. donde coexisten distintas culturas (“vías de vida”). son circunstancias cualificadas de agravación que cumplen una función diferenciador basadas en la prevención especial.P. en la que junto a los patrones de conducta del sistema oficial coexisten los de otros grupos culturales. Finalmente. De otro lado. hace mención de la cultura y costumbres del agente. de acuerdo a la Constitución Política peruana (artículo 161º). en razón de no haberle brindado las posibilidades para responder frente a las tareas que le exige el sistema. ¿Qué se entiende por habitualidad y reincidencia? Son situaciones que podrían ser valoradas por el juez para efectuar el incremento de la pena. El sistema penal expropia los conflictos a la víctima. inciso 2). no va a resolver dicha problemática. el inciso 3 del art. Si bien la disposición en comentario. Una estrategia de privatización de conflictos como modelo político-criminal para la descriminalización de ciertos delitos nos parece que merece atención. La situación de la víctima no puede ser más desfavorable en el sistema penal.DERECHO PENAL • • • Por otra parte. • 282 • . 45º del C. Basta observar el tratamiento económico de la reparación civil en los procesos penales por delitos culposos en accidentes de tránsito para detectar las graves distorsiones del sistema. establece que el Juez debe tomar en consideración los “intereses de la víctima. reducir el costo social de la pena. cuando menos. es destacable la introducción de dicha disposición. quien está excluida de cualquier participación en su propio conflicto. etc. Siendo el Perú un país pluricultural. mea culpa que tiene el efecto de enervar el derecho de castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad”. tendentes a acortar las diferencias con el infractor. inciso 2) y de enero de 1991 (artículo 45º. es entendible que el discurso oficial no sea aprehendido por toda la sociedad peruana. Si bien la sola fórmula del inciso del presente artículo 45º no es suficiente para afirmar que se plasma en toda su extensión el principio de la víctima.P. Además. inciso 2). frente al Estado. también. aceptando una responsabilidad parcial en la conducta delictiva. de su familia o de las personas que de ella dependen”. la corresponsabilidad o co-culpabilidad es aquella parte de la culpabilidad por el hecho con que debe cargar la sociedad. y la mantenida por los proyectos de julio de 1990 (artículo 51º. que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de determinar la pena. también es cierto que. En esa perspectiva. cuando menos significa el reconocimiento por parte del discurso oficial de la existencia de otros patrones culturales. para comportarse según las normas de convivencia social. en el inciso 2 del art. en la exposición de motivos de nuestro Código Penal se afirma que de “esta forma nuestra colectividad estaría reconociendo que no brinda iguales posibilidades a todos los individuos para comportarse con adecuación a los intereses generales. asegurar la posibilidad de indemnización de la víctima. El Derecho penal de mínima realización supone la protección privilegiada de la víctima. y más aún puede considerársela insignificante. el “Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas”.

54º del C. Como se indica.P. 53º. debe ser justificado.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM La reincidencia esta regulada por el artículo 46 – B del código penal y dice: el reincidente es aquel sujeto que cumplió total p parcialmente una condena firme privativa de libertad dictada por cualquier tribunal del país y es condenado por un nuevo delito doloso. El incremento de su pena puede ser hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. c. el delito previsto en el artículo 164°). El condenado deberá cumplir la pena privativa de libertad impuesta por el nuevo delito y la que resta de la primera sentencia.). ¿Qué regula la conversión de la pena privativa de libertad? Regula la operatividad de la conversión de la pena privativa de libertad en otra pena (multa. Los delitos cometidos deben ser de la misma naturaleza y sobre ellos no debe mediar condena alguna y el incremento de la pena puede ser hasta una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal 747. pues de lo contrario no procede la revocación. 53º del C. Siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad. el habitual tiene por lo menos tres delitos cometidos en un periodo que no supera los cinco años. La revocación (art. b. gr. • 283 • . o de multa (v. representa una situación mas grave pues se trata de aquel que se dedica a la actividad delictiva por lo que representa un mayor peligro. ¿En qué consiste la conversión de la pena de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres en privativas de libertad? Consiste en el incumplimiento injustificado de la pena de prestación de servicios o de la jornada de limitación de días-libres por parte del condenado (art. el nuevo delito debe estar sancionado con pena privativa de libertad. En el caso en que el condenado cometa. sea del pago de la multa. Siete días de privación de libertad por una jornada de limitación de días libres. Una jornada de servicio a la comunidad o una de limitación de días libres por cada siete días de pena privativa de libertad.). 2.P. Un día de multa por cada día de privación de libertad. Revocada la conversión. el Juez tendrá la posibilidad de la conversión (art. Esta norma constituye una expresión del criterio de recurrir a la pena privativa de libertad como ultima ratio.) en los casos que no fueran procedentes la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio.P. Las equivalencias indicadas en el artículo 53°. La habitualidad se encuentra regulado por el articulo 46 – C del código penal. la pena convertida se revocará automáticamente y será declarada así en la nueva sentencia condenatoria (vid.) se hará previo apercibimiento judicial. de la prestación del servicio asignado o la jornada de limitación de días libres. la pena cumplida con anterioridad será descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes: 1. Resulta destacable que para revocar la conversión. Art. Para que se revoque la conversión. que si la sanción prevista fuera la de prestación de servicios a la comunidad (así el caso del delito previsto en el artículo 163°) o la de limitación de días libres (ejemplo.. dentro del plazo de ejecución de la pena convertida según el artículo 52°. esto es. 54º. el incumplimiento por parte del condenado. 55º y 56º del C. 55º del C. el delito previsto en el artículo 131°).P. prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres) en el artículo 52º. se aplicarán para efectuar “el descuento correspondiente a la parte de pena convertida que hubiese sido ejecutada antes de la revocatoria”. Un día de privación de libertad por un día-multa. 52º del C. La equivalencia que se establece es la siguiente: a. 748.P. la revocación no se da. un delito doloso sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años.

al que le convirtió la pena de multa en otra. La equivalencia será la de un día de pena privativa de libertad por cada día-multa no pagado. ¿A quiénes se reserva la conversión de la pena de multa? La conversión de la pena de multa a privativa de libertad se reserva tan sólo como una posibilidad en el caso del condenado solvente que no pague la multa o frustre su cumplimiento (art. la conversión se dará previo requerimiento judicial. La conversión se dará previo apercibimiento judicial. Además. las penas cortas de prisión se prevén para delitos poco graves. En el segundo caso b) la pena de multa se convierte en una limitativa de días libres o de prestación de servicios a la comunidad. En esa perspectiva se establece que si el condenado incumple injustificadamente con la prestación de servicios o con la jornada de limitación de días libres. Finalmente. descontándosele el equivalente a la pena privativa de libertad o prestación de servicios comunitarios cumplidos a la fecha. Lo que sin duda es destacable es que se haya establecido que el condenado. b) el condenado que deviene insolvente por causas ajenas a su voluntad. 56º del C. La equivalencia será la siguiente: Una jornada de limitación de días libres por cada siete días-multa impagos. y se hará conforme a las equivalencias establecidas en el artículo 53º. se adicionará a la primera la que corresponde a la multa convertida. se distingue entre: a) el condenado solvente que no paga la multa o frustra su cumplimiento. Sin lugar a dudas se requerirá una disposición legal complementaria que dé pautas para su cumplimiento.P. ¿En qué consiste la suspensión de la ejecución de la pena? Consiste genéricamente en la suspensión del cumplimiento de la condena durante un cierto período en el que se establece determinadas condiciones que si son cumplidas permiten declarar extinguida la responsabilidad. En este caso. pudiendo devenir en insolvente por causas ajenas a su voluntad.DERECHO PENAL • • • Una de las características de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres es que son reversibles. Ellas desocializan antes que favorecer la resocialización del presidiario. o Convertirla en pena privativa de libertad. En el Código Penal. se convertirán en penas privativas de libertad. Existen diversas razones para evitar la aplicación de las penas privativas de libertad de corta duración. posibilitando su conversión en penas privativas de libertad. para los cuales bastarían penas menos traumáticas. 750. En el primer caso a) se dan dos posibilidades: Ejecutar la pena en sus bienes. Se trata de la condena condicional o pena condicionalmente suspendida. 749. y. Una jornada de prestación de servicios a la comunidad por cada siete días-multa impagos.). • 284 • . lo que tiene como objetivo garantizar su eficacia. se establece que en el caso que se imponga conjuntamente la pena privativa de libertad y la de multa. Responde este instituto político-criminal a criterios del Derecho humanitario que propicia darle al infractor una oportunidad de probar para el futuro su respeto al orden jurídico -sistema de sometimiento a prueba-. tenga la posibilidad que en cualquier momento pueda pagar la multa. Solvente será el condenado que puede efectuar el pago de la multa en los términos establecidos en la ley.

nos parece acertada la decisión del legislador de reemplazar la denominación “condena condicional” por la de “suspensión de la ejecución de la pena”. siempre que no atente contra la dignidad del condenado. pues en verdad lo que se suspende no es la condena sino el cumplimiento de la pena impuesta. Este plazo de suspensión debe ser fijado según la naturaleza del delito. No obstante. Visitar periódicamente la Iglesia. situación que no ha sido precisada 2. Requisitos: El artículo 57º del C. comparecer personal y obligatoriamente al juzgado para informar y justificar sus actividades. prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez. 59º del C. sin necesidad de sometimiento a ciertos deberes ni control. o la condena por otro delito puede originar: amonestación al infractor. 4. Plazo de suspensión: El período de suspensión de la ejecución de la pena es de uno a tres años.) Incumplimiento de las reglas de conducta: El incumplimiento de las reglas indicadas en el artículo 58º del C.P.) o El Juez al otorgar la sursis impondrá medidas de conducta: prohibición de frecuentar determinados lugares.P.P. Reglas de conducta (art.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM El Código Penal de 1924 introdujo en su artículo 53º la llamada condena condicional. los demás deberes que el juez crea convenientes a la rehabilitación social del agente. el condenado rehabilitado puede ser susceptible de sursis. “El sistema franco-belga del sursis supone el pronunciamiento de la pena pero con suspensión de su cumplimiento durante un determinado periodo de prueba.P. que el agente no tenga en su poder objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. prórroga del periodo de suspensión o la revocación de la suspensión de la pena. poco importa que cualquiera de las penas no excedan el límite señalado y habrá que computar en función a la pena más grave. 1. 3. sin que la prórroga acumulada exceda de tres años. siendo necesaria una sentencia condenatoria. modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito. En caso de concurso de delitos.. reparar los daños ocasionados por el delito. Amonestación: Esta medida aplicable a las infracciones menores de las reglas de conducta o infracciones penales menores (delito con pena menor a tres años) supone reprender o amonestar al infractor y puede ser pública (audiencia admonitoria) y privada. • 285 • . b) 2. En lugar de la revocación es posible disponer la prórroga del periodo de prueba. 58 del C. Aquí está prevista la revocación facultativa diferente al supuesto de revocación obligatoria prevista en el artículo 60º del C.). tratamientos de desintoxicación o deshabituación u otros que no atenten contra su dignidad. gr.P. Incumplimiento de las reglas de conducta (art. Presupuestos subjetivos: que la naturaleza. o 1. salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. es necesario recalcar que el Juez no puede imponer al condenado deberes inexigibles o de dudosa constitucionalidad (v. personalidad del agente y otras circunstancias. afiliarse a determinadas asociaciones. La ley señala un límite hasta la mitad del plazo inicialmente fijado.” En verdad. establece dos clases de presupuestos para que el juez decida suspender la ejecución de la pena: a) Presupuestos objetivos: que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. De este modo. Todas las medidas a adoptar por el incumplimiento de las reglas de conducta o la condena de otro delito. Dada la eliminación de la reincidencia. son entregadas a la discrecionalidad del juez. y. Otros deberes que el Juez podría señalar serían por ejemplo: indicar al sentenciado la frecuencia de cursos de habilitación profesional. la práctica de otra infracción penal durante el período de prueba no revoca necesariamente la sursis. etc. adoptando el sistema franco-belga (exposición de motivos).

El Código sólo se refiere a las penas privativas de libertad. que contiene la decisión del tribunal. El plazo de la reserva será de uno a tres años desde que la decisión adquiere la categoría de cosa juzgada.DERECHO PENAL • • • por el Código Penal de 1991. En este sentido nuestro Código dispone la reserva en los siguientes casos: a. Extinta la pena. • 286 • .P.P. a condición que con la aplicación de esta medida no se cometa un nuevo delito. pues “esa extinción no depende del despacho judicial”. fijando la pena o medida de seguridad a imponer. de multa y limitativas de derecho. La respuesta está condicionada a la orientación preventiva general o especial que fundamentaría la sursis. cuya pena privativa de libertad sea superior a tres años.) La suspensión de la pena será revocada si durante el plazo de prueba el agente es condenado por la comisión de un nuevo delito doloso. 751. inc. b.P. donde el juez hace una apreciación de la prueba actuada. Poco interesa el cuantum de la pena que se aplicó o la fecha de la comisión de la infracción (anterior o posterior al que originó la sursis) o si fue realizado durante el periodo de prueba. 62º del C. y la parte resolutiva. atendiendo a criterios preventivos como la personalidad del sujeto. no puede originar la revocación de la suspensión.) 1. sin que cometa nuevo delito doloso. o Cumplimiento de las condiciones (art. Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación. Efectos de la reserva (art. ¿En qué consiste la reserva del fallo condenatorio? La reserva del fallo condenatorio (art. el conocimiento posterior de un delito doloso o de otra razón que haga pensar que la sursis no le correspondía al sujeto. ésta surgirá como sustituto de la pena privativa de libertad. utilizando los mismos criterios preventivos que en la suspensión de la ejecución de la pena (artículo 57º. se ejecutará la pena suspendida y la que corresponda por la segunda infracción. En este caso. Esto supone la extinción de la pena aplicada. así como las responsabilidades civiles. o Revocación de suspensión de la pena (art. Cuando la pena no supera las noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. 60º del C. El juez deberá elegir entre las dos. pero en la actualidad la sentencia es abarcar a los otros tipos de penas. cuál es la más conveniente al caso juzgado. Con respecto de los tipos de penas en que se dispondrá la reserva. por lo que no habrá reserva del fallo en ningún caso respecto de estas últimas. en todo caso. 61º del C.) consiste en una alternativa a la pena privativa de libertad de corta duración lo mismo que a las de multa y limitativas de Derecho. la condena se considera como no pronunciada. El juez deberá declarar la extinción pero. las circunstancias del hecho y duración de la pena a imponer o impuesta. 2). Cuando la pena sea privativa de libertad no mayor de 3 años o con multa. Resolución del fallo condenatorio: Toda sentencia está compuesta de tres partes: expositiva. si no lo hace. pero no de las penas restrictivas de libertad. 63º del C. que contiene el relato de los hechos. Se relaciona con el principio de prevención establecido en el artículo I del Título Preliminar del C.) Expirado el período de prueba sin que el condenado infrinja reglas de conducta de manera persistente y obstinada o. c.P.P. la pena será igualmente extinta. la considerativa. valorándola y declarando la responsabilidad del sujeto. La reserva se diferencia de la suspensión de la ejecución de la pena por la no pronunciación del fallo que produce como consecuencia la no existencia de antecedentes penales.

En ningún caso la prórroga acumulada sobrepasará de tres años. a diferencia de la suspensión de la ejecución de la pena. educador y reintegrador. Estas reglas son las mismas que las indicadas para la suspensión de la ejecución de la pena y tienen un carácter preventivo especial. para informar y justificar sus actividades. Por ejemplo: bares. es recomendable que se resuelva suspender el fallo abriendo un periodo de prueba en la que se establecen las reglas de conducta que el sujeto tendrá que cumplir. Reparar los daños ocasionados por el delito. Revocar el régimen de prueba. en la que sí existe pena. el Juez podrá: 1. Reglas de conducta (art. En este sentido. 2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez.P. pero que el Juez la tome como necesarias siguiendo los criterios preventivos que mantiene este Código... para la rehabilitación del sujeto. Comparecer mensualmente al juzgado.) 1. etc... 64º del C.Aquí se consideran todas las demás reglas que no se encuentren indicadas expresamente. el legislador ha optado por suspender su inscripción en el Registro Judicial.Tiene como finalidad hacer efectivas las reglas de conducta impuestas y que puedan ser controladas.El Código establece que al disponer la reserva del fallo. fiscalizar y orientar al agente de modo que no haga innecesaria esta institución. Reglas de conducta en la reserva del fallo condenatorio. b. Hacerle una severa advertencia. personal y obligatoriamente. es decir.. Creemos que esto no implica no resolver. Que el agente no tenga en su poder objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Del mismo modo. f. casas de juego. lo que se suspende es la determinación de la pena y no su cumplimiento. Incumplimiento de las reglas de conducta Cuando el agente incumpliere las reglas de conducta impuestas. 3. Debido al obstáculo que ofrecen al sujeto los antecedentes penales para su normal desenvolvimiento social.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM En la reserva del fallo (“probation”) el juez sólo se abstiene de dictar la parte resolutiva.Con la finalidad de prevenir nuevos delitos. Dicha regla refuerza el deber de indemnizar los daños que impone el Derecho Civil. siempre que no atenten contra la dignidad. Las demás reglas de conducta que el Juez estime convenientes para la rehabilitación social de agente. Registro Judicial: Su finalidad no es otra que la de proporcionar información acerca de condenas a penas y a medidas. 2.Referido a determinados lugares que pueden ser considerados como ambientes nocivos. prostíbulos.Esta medida permite al Juez que conoce del caso. a través de un certificado de conducta llamado certificado de antecedentes penales. c. sino solamente no fijar la pena.Esta se refiere a la reparación que debe hacer el sujeto hasta donde le sea posible. se impondrán reglas de conducta que conformará el periodo de prueba. En este sentido. • 287 • . pero se consideran tanto la parte expositiva como la considerativa en donde se declara la responsabilidad del agente. con la finalidad de evitar la comisión de un nuevo delito. sólo para el caso de la reserva del fallo condenatorio. o. lo que nos parece positivo. Al parecer es favorable que no se establezcan obligaciones en forma genérica que pueden suponer para el sometido a ellas. por razones atribuibles a su responsabilidad. d. las reglas no pueden imponer al sujeto cargas inexigibles. e. se establecerán las consecuencias civiles derivadas del delito. Prohibición de frecuentar determinados lugares. Las reglas señaladas en nuestro código son las siguientes: a. salvo que demuestre que esté imposibilitado de hacerlo. un control y una molestia adicionales que le dificulte en su normal desenvolvimiento o libertad. el Juez puede prior la tenencia de armas o de cualquier otro objeto que pudiera servirle de ocasión o estímulo para cometer nuevos delitos.. En la reserva del fallo. Prorrogar el régimen de prueba sin exceder la mitad del plazo inicialmente fijado..

las que se identifican con “aquellas medidas que realiza el infractor de contenido simbólico (presentación de disculpas). no se trata de un acto de gracia. También es sinónimo de desagravio. pues.). dirigida contra el autor o partícipe del delito y. sobre todo. o material (prestación de un servicio) a favor de la víctima (individual o colectiva). satisfacción completa de una ofensa. compensatorio o indemnizatorio). que aparte de cumplir la pena o medida de seguridad. Como vemos. culpa. 753. convenio o disposición legal. a pesar del castigo impuesto al sujeto responsable. La última consecuencia de un delito. el concepto de reparación posee una acepción amplia que permite abarcar varias opciones semánticas. es la obligación que al responsable de un daño por dolo.” Así también se señala que la reparación del daño. Esta extinción no depende del despacho judicial. y sustentada en la comisión de • 288 • . y luego castigar al sujeto a quien es inherente esa responsabilidad. ¿En qué consiste la exención de la pena? La exención de la pena (art. Un enfoque similar es el que posee PEÑA CABRERA. Otra definición que podemos ensayar es entender la reparación del daño como la obligación de los responsables de éste.P. sin sanción penal. y para compensar las pérdidas de toda índole que por ello haya padecido el perjudicado o la víctima. 752. “en la reparación del daño se puede dar indistintamente obligaciones de dar. en lo posible. de todo quebranto de orden económico. la normativa penal no lo establece. moviliza todo el sistema jurídico de un Estado. sino de exención de pena por falta de merecimiento en los casos que la responsabilidad del agente fuere mínima. como explica SAN MARTÍN CASTRO “una declaración de voluntad interpuesta ante el órgano jurisdiccional penal. dentro de lo posible. determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa”.. Ahora bien. El Código Penal limita la exención para las penas privativas de libertad no mayor de dos años. económico (restitutorio.P. daño o injuria. es. Pero ésta no es la última consecuencia que se deriva de un hecho punible. o a los causahabientes de la misma. En nuestra legislación penal se encuentra regulada en el Titulo VI. como sostiene LARRAURI PIOJAN.) consiste en la declaración de la responsabilidad. Con respecto a su inscripción en los registros judiciales.DERECHO PENAL • • • Cumplimiento del plazo (art. se declarará extinguido este periodo.Si expirara el plazo del periodo de prueba sin la concurrencia de cualquier motivo de revocación. y que se limita tan solo al campo penal. no es tan solo la pena. 67º del C. con la finalidad de verificar. deben resarcir a la víctima de la infracción del orden jurídico. Según BARJA DE QUIROGA. le corresponde para reponer las cosas en el estado anterior. de hacer o de no hacer que el juez o tribunal establecerán atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable. extendiéndose a las penas limitativas de derecho y multa. el tercero civil. sino la obligación de reparar. así como no efectuado el juzgamiento. al señalar que “La responsabilidad que se origina de un delito. claro está. en su caso. ¿Qué es la reparación civil? Según la Real Academia Española en su diccionario de la lengua española la reparación es la “acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas. por ello sería recomendable que la exención implique no inscribirlo en los Registros Judiciales. Capitulo I de los artículos 92º al 101º de la Parte general del Código Penal. el daño y los perjuicios causados. Este resarcimiento obligatorio es la llamada Reparación Civil” En lo esencial la reparación es una pretensión particular del afectado por el delito. 68º del C. Entre ellas destacan. La exención está reservada al arbitrio del Juez y se pronunciará con la sentencia. Subsisten. el daño o perjuicios causados en el patrimonio económico y moral de la víctima.

tiene una finalidad curativa y de tutela. La prescripción de la acción penal tiene como premisa la realización de un hecho punible que aún no ha sido sancionado penalmente (no hay sentencia firme). 80º). no está limitado a la persona del infractor sino que puede ser transmisible a sus herederos o terceros.” Las consecuencias de un delito no son solo la pena y la medida de seguridad. por el sólo transcurso del tiempo. es necesario conocer las situaciones que interrumpen la prescripción (art. tales como: la clausura de locales. y. ¿Cuáles son las clases de medidas de seguridad? Las medidas de seguridad que prevé el Código Penal son de dos clases: a) El tratamiento ambulatorio que se aplica con la pena a inimputables relativos. La reparación civil tiene por finalidad la reparación del daño ocasionado. La primera. gira en torno al momento en que se produjo la interrupción de la prescripción ordinaria. por lo que no puede obligarse a sufrir la pena impuesta. 754. es decir. así como para su cumplimiento. y como prescripción de la pena. La segunda. la disolución de la persona jurídica. Esto se produce porque de muchos hechos punibles se derivan infracciones a los intereses particulares de la víctima. cuáles se aplican a los inimputables que han cometido algún delito? Los inimputables a los que fuera atribuible un delito (cuya existencia se ha determinado judicialmente) serán sujetos a una medida de seguridad que si bien importa la restricción de un derecho como las penas. a la restitución del bien o. ¿Cuáles son las causas de extinción de la acción penal que prevé nuestra legislación? Se prevén como causas generales la muerte del procesado. el pago de su valor. la amnistía. a la indemnización de los daños y perjuicios. La prescripción penal obra de dos maneras.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM un acto penalmente antijurídico que ha producido daños en el patrimonio del perjudicado o actor civil. la cosa juzgada. y. por la cual solicita la condena tanto de los primeros cuanto del segundo. el decomiso de sus bienes. y causas de extinción de la acción de ejercicio privado como la transacción. ¿Qué responsabilidad penal alcanza a las personas jurídicas? De acuerdo a nuestra legislación penal las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal. tomando en consideración el pronunciamiento de los expertos. como prescripción de la acción a mérito de la cual ya no puede solicitarse ni continuarse la instrucción ni el juzgamiento. 83º). si no es posible. b) el internamiento que se aplica a inimputables absolutos. 757. 105º del C. si sus actividades configuran un acto delictivo deberá responder su representante legal. el desistimiento y la conciliación. Sin embargo. El desarrollo de la prescripción extraordinaria se realizará en el punto referido a las situaciones que interrumpen la prescripción. además de considerar la aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 2º del Código Procesal Penal de 1991. del derecho de perseguir o castigar a un delincuente. el Código Penal prevé una serie de consecuencias accesorias (art.gr.P. La prescripción de la acción penal puede ser de dos clases: Ordinaria o Extraordinaria. • 289 • . cuando desde la comisión de un hecho punible hasta el momento en que se trate de enjuiciarlo se ha cumplido con el lapso marcado por la ley.) cuando la persona jurídica ha sido utilizada como instrumento para cometer delitos. ¿Dentro de las consecuencias personales. En ambos casos la norma requiere un pronóstico de peligrosidad que deberá realizar el Juez. esta medida se sustenta en la teoría alemana “del actuar en lugar de otro”. sino también sanciones civiles con carácter reparador. 756. etc. ¿En qué consiste la prescripción de la acción penal? Es la extinción que se produce. la prescripción. 755. surge cuando transcurre un plazo igual al máximo legal de la pena dispuesta para el delito cometido (art. 758. V. toxicómanos o alcohólicos.

Tirant lo blanch. Lima. Ediciones Jurídicas. Parte General.Madrid. Ed. Grijley. E. 1997 ROXIN. “Manual de Derecho Penal – Parte General”. QUINTEROS OLIVARES. CREUS. • 290 • . BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE. ARA Editores.. Derecho penal-Parte general. Lima. Madrid. Grijley. Lecciones de Derecho penal-Parte general. ZUGALDÍA ESPINAR. La estructura de la teoría del delito). ZAFFARONI. la amnistía. BIBLIOGRAFÍA BACIGALUPO. ROXIN. 1997. C. C. B de F. 2000. Praxis. BRAMONT-ARIAS TORRES. Santa Rosa. 2000. 1999. 2004. JAKOBS.DERECHO PENAL • • • 759. 1996. 2ºed. Lima. la prescripción. 1997. Buenos aires-Montevideo. Parte general. ¿Cuáles son las causas de extinción de la pena? Se consideran como causas de extinción de la pena. Fundamento y teoría de la imputación. S. Buenos Aires. Barcelona. Ara. Tratado de Derecho penal-Parte general. Luis Miguel. Derecho penal-Parte general. D. Civitas. Derecho penal. Tirant lo Blanch 2002. Vol. I. Traducción de la 2ª Edición Alemana y Notas por Diego Manuel Luzón Peña. Derecho penal-Parte general. Aranzadi 2000. José. la muerte del condenado. Astrea. La Autoría mediata por dominio en la Organización. Estudio programático. Marcial pons. Derecho penal. Valencia 2004. “Derecho Penal-Parte General”. 1998. Derecho penal-Parte general. Madrid. Derecho penal-Parte general. Ed. San Marcos. Lima. 7ª Edición. ed.. 1997. valencia. Universitas. Derecho penal-Parte general. MIR PUIG. VILLA STEIN. Lima. “Curso de Derecho Penal – Parte General”. Tomo I (Fundamentos. 2005. Manual de derecho penal. 2006. En: Problemas Actuales de Dogmática Penal.. Navarra. el indulto y el perdón del ofendido. Parte general. Derecho Penal – Parte General. 2004 VILLAVICENCIO.. Lima. Buenos aires. MUÑOZ CONDE. PEÑA CABRERA. Miguel Díaz y García Conlledo y Javier De Vicente Remesal. LUZÓN PEÑA..

dado que. A este respecto la doctrina moderna distingue entre “vida humana” o “vida humana dependiente” y “vida de la persona” o “vida humana independiente”. a partir de la anidación podremos hablar de vida humana. No obstante. es el momento del parto el punto de partida en esta cuestión. 2. No puede dudarse que el feto y el embrión disfrutan también de vida humana sólo que de manera dependiente de la vida de otra persona-la madre-. En el mencionado artículo se incluye la expresión “durante el parto”. pero será necesario delimitar cuándo comienza el parto. todo medio que se utilice con posterioridad a la anidación podrá ser considerado abortivo. con el desarrollo de la ciencia cada vez se puede precisar con mayor exactitud dicho momento. delito que. puesto que todavía no existe el objeto de protección. I.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM PARTE ESPECIAL DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 760. existen otras opiniones que entienden producida la muerte de una persona cuando ésta deja de respirar o cesa el latido de su corazón. Se requiere el desprendimiento de la madre. según argumentan algunos autores. a) Vida humana dependiente: El objeto de protección es la vida humana. esto es la vida humana. pero en este punto hay diferentes opiniones. Todo medio que impida la anidación del óvulo fecundado en el útero de la mujer será considerado un método anticonceptivo. de esta forma es proclamada por nuestra constitución en el inciso 1 del artículo 2. Se requiere que el feto vida 24 horas desprendido del claustro materno. Por tanto. Esta última posición es la que consideramos más correcta. puesto que existe la esperanza de que surja la vida de una persona. I. Pero surge de inmediato el siguiente interrogante: ¿Cuándo se entiende en el ámbito de derecho penal que una persona está muerta? Actualmente la mayoría de la doctrina sostiene que una persona se considera muerta cuando ya no existe actividad cerebral. Segunda Cuestión: ¿Cuándo acaba la vida humana? La respuesta es unánime: la vida humana acaba con la muerte. Se establece el plazo de tres meses para determinar el comienzo de la vida. La vida se protege de modo absoluto aunque según nuestra constitución existen excepciones a esta regla general así el artículo 140 de la constitución establece la pena de muerte para los delitos de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. al que toda persona tiene derecho. se considera protege la vida humana independiente. Esto toma suma importancia porque nos ayudará a diferenciar cuándo nos encontramos frente a medios anticonceptivos y cuándo ante medios abortivos. (…) b) Vida humana independiente: Dentro del concepto genérico de vida humana hay que distinguir entre vida humana dependiente y vida humana independiente. 110 CP. Vida Humana Independiente y vida humana dependiente: el bien jurídico protegido. por tanto. Para solventar esta cuestión hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. Los autores asimilan este concepto al de “recién nacido”. 3. (…) II. Primera Cuestión: ¿Cuándo se inicia la vida humana? 1. 1. ¿Que son los delitos contra la vida el cuerpo y la salud? La vida es un bien jurídico principal en nuestra sociedad. Antes de iniciar el análisis de los diferentes delitos que se establecen contra la vida hay que precisar el termino “Vida”. Comienza con la “anidación” del óvulo fecundado en el útero de la mujer. 2. • 291 • . referido al infanticidio. Se inicia con la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Por el contrario. dentro de la cual hay que considerar tanto la vida del embrión o el feto como la vida de la persona.

se considera que ha nacido. Ante esta diversidad de opiniones. antijuridica y culpablemente Debemos precisar que la figura del homicidio requiere de tres elementos básicos que son los siguientes: a) Una vida humana preexistente al hecho b) Una acción igualmente humana que determina la extinción de esa vida c) Un riguroso nexo de causalidad entre la acción humana y la muerte del sujeto pasivo. En cuanto a loso medios estos pueden se r de cualquier índole materiales o morales siempre que no se trata de aquellos que pudieran agravar el homicidio. El homicidio es la privación de la vida de una persona causada por otra u otras personas consiste en la privación injusta de la vida de una persona por parte de otra persona. entendido a partir del momento en que comienza la fase de dilatación del útero. el homicidio simple debe contener una acción u omisión determinada que protagoniza el agente y que necesariamente origina o causa el resultado muerte. El dolo genérico contenido en el propósito de matar corresponde al elemento subjetivo. 762. El comienzo de la expulsión motivada por el parto. En lo que a la causalidad se refiere. se halle o no desprendido totalmente. Dentro de la teoría del delito se da una definición que es: la acción comisiva u omisiva. La respiración pulmonar. tipificada en la ley penal. El criterio de “autonomía de vida”. ¿Cual es la tipicidad del homicidio simple? Este tipo penal se circunscribe estrictamente a la muerte de una persona le causa a otra sin que el evento criminal concurran circunstancias especiales vinculadas con la modalidad o movil del acto o con las vinculaciones de parentesco habidas entre victima y victimario que el den gravedad o atenuación al tipo base. Conforme esta concepción la vida humana como proceso vital físico-biológico no repara en posibles deficiencias físicas ni en capacidades propiamente humanas. El corte del cordón umbilical. se halle o no cortado el cordón umbilical. de matar a otro. la posibilidad de apreciar en la fase de alumbramiento del parto a la persona. es decir. 7. Tipicidad objetiva En cuanto al sujeto activo este puede ser cualquiera lo mismo que el sujeto pasivo. opinión sustentada sobre la idea de “reprochabilidad”. 8. 6. El contenido anímico del bien jurídico vida comprende el derecho a la propia existencia. en la medida en que resulta mas reprochable matar lo que se ve que lo que no se ve. El criterio del parto. se considera más acertado el criterio de la percepción visual como límite mínimo de la vida humana independiente. La conducta operada por el actor esta contenida en el hecho descrito por el verbo rector “matar” y por la relación de causalidad fenoménica existente entre la conducta y el resultado típico (muerte). • 292 • . 5.DERECHO PENAL • • • 3. entendiéndose por tal. 761. Bien jurídico protegido El bien jurídico tutelado es la vida humana independiente desde el nacimiento hasta la muerte. desde el momento en que el sujeto funcionalmente actúa de forma autónoma de la madre. ¿A qué llamamos homicidio? JULIUS CLARUS lo definía como “la muerte de un hombre ocasionada por otro hombre”. lo que comparte ya un criterio naturalistico pues “la presencia de vida se determina conforme a criterios científiconaturalisticos”. La percepción visual. una vez que comienza a salir del claustro materno. 4.

763. la gran crueldad o la alevosía son nada más que circunstancias. descendientes. Por su redacción es un tipo monosubjetivo. 764. por el contrario elementos consustanciales de la figura delictiva calificadas o agravada. Es un tipo autónomo. lo mismo que la voluntad es decir decisión de actuar que para el tipo simple bajo estudio no es otra cosa que saber que se mata y querer mata. dado que goza de una jerarquía valorativa propia respecto a los demás delitos contra la vida. el tipo no se detiene en exigir una determinada utilización de medios o instrumentos por lo que ha de entender una amplia libertad en la precisión de los medios comisitos. el homicidio simple. por un lado la prohibición de matar y por el otro la prohibición de matar al pariente (ascendiente. cónyuge o concubino. Asimismo. La construcción del tipo de parricidio. adopción civil o concubinato legalmente amparado. No puede cometer el delito cualquier persona. por cuanto la posibilidad de autoría esta limitada solo a un determinado circulo de autores. posee un doble dato valorativo. Son aquellos homicidios en que concurren situaciones particularmente graves en cuanto a los móviles que determinan su comisión o los medios empleados para ejecutarlo. lugar. modo u ocasión. El articulo 108º que señala los casos en que el homicidio adquiere para nuestra ley el nivel de asesinato. Esta modificación es de naturaleza física. • 293 • . cónyuge o concubino. Características del parricidio Es un tipo especial impropio. Esos elementos de agravación que acreditan una acentuada perversidad en el agente. ¿A que llamamos Asesinato u homicidio calificado? Es un homicidio intencional pero con el agregado de factores o elementos que le otorgan una especial gravedad y que por lo mismo hacen lugar a una represión más severa.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Tipicidad subjetiva La imputación subjetiva precisa del “dolo” consistente en el conocimiento de lo que se hace momento cognitivo. ¿Qué es el parricidio? El parricidio es el homicidio agravado por el conocimiento que tuvo el agente del vínculo de parentesco consanguíneo en línea recta que lo unía a la victima o por el conocimiento del vínculo jurídico existente con ella por acto de matrimonio civil. Si bien es cierto que parece indudable la mayor gravedad del injusto en el parricidio respecto a las demás figuras. descendiente. formula conocida como “animus necandi”. Se entiende al parricidio como un delito especial impropio dado que guarda correspondencia con un delito común. (…) Al igual que el homicidio simple el parricidio es un tipo no referenciado. cónyuge o concubino). incurre en una nueva y penosa incorrección al dar el nombre de circunstancias a factores sumamente significativos de agravación. examine. descendiente. basta que la muerte sea producida por una persona. Son. también es meridianamente claro que la resolución del problema aludido tiene que arreglarse según prescripciones contenidas en la parte general (articulo 26º). Es un tipo de resultado. no requiere ni alude a una especial circunstancia de tiempo. dado que produce un cambio en el mundo exterior: la muerte del pariente. a diferencia del homicidio simple. el lucro. No puede decirse que la ferocidad. dado que causa la muerte a una persona y es notoria la separación espacio-temporal entre acción y resultado. hecho que seria una honda repercusión en lo que atañe a la autoría y participación del delito sub. sino únicamente aquellas en quienes concurre la especial calidad exigida por ley como son los ascendientes. Esta peculiaridad del tipo trae consigo consecuencias fundamentales a nivel de la autoría y participación. siempre y cuando sea ascendiente.

no cabe duda que la referencia legislativa del matar “por placer” da lugar a una circunstancia agravante sumamente amplia en cuanto a contenido y variedad de interpretaciones que quizás no solo desborde..Fuego. ¿Cuales son las circunstancias del homicidio calificado? Las circunstancias que le dieron particularidad al asesinato son del siguiente orden: a) Por el móvil o motivo: . • 294 • .Lucro . Asesinato por Lucro. consecuencia de la producción de la muerte. ¿Qué es el homicidio por emoción violenta? Es una modalidad atenuada de homicidio. Asesinato por Placer. como limite de la interpretación jurídica. Aquí el peritaje psiquiátrico nos brinda un dato invalorable de gran precisión. A pesar de ser un elemento de naturaleza psíquica. el lucro puede aludir a toda forma de ganancia o provecho alcanzado o por lograr.Con venenos . a su vez fiereza importa inhumanidad y crueldad en el ánimo. como se hace aquí. La Ferocidad según el diccionario de la real academia alude a la idea de fiereza y crueldad. 766.Placer b) Por conexión con otro delito: . con el empleo del vocablo en mención el legislador pretende resaltar el profundo reproche al homicidio que se comete con inhumanidad y una motivación cercana al salvajismo y a la barbarie.Para ocultarlo c) Por el modo de ejecución: . Ese ímpetu emocional puede vincularse por cierto a una pasión.DERECHO PENAL • • • 765. intima y subjetiva requiere una determinada situación objetiva y externa susceptible de verificación con los instrumentos y medio de prueba adecuados.Con alevosía d) Por el medio empleado ..-este elemento que obra como motivo y animo informante de la conducta pertenece a la esfera de la culpabilidad en cuanto categoría que alberga la formación de la voluntad del agente criminal. Si se acepta. La emoción violenta es un estado afectivo complejo que se presenta en el ser humano cuando al tomar conocimiento de un hecho que ignoraba o al confrontar una situación inesperada y singularmente dura que genera una intensa perturbación psíquica. En una primera interpretación extensa.según el Diccionario de la Real Academia el significado de la palabra placer denota la experimentación de “una sensación agradable o la presencia de un animo contento”. la tesis del sentido literal posible.el lucro en el asesinato puede ser susceptible de diversas interpretaciones dogmáticas en virtud a la poli funcionalidad semántica del término. explosión u otros medios catastróficos que ponen en peligro la vida de terceros Asesinato por Ferocidad. sino abrace a las otras modalidades típicas. se trata del homicidio cometido bajo el imperio de una emoción violenta derivada de un hecho imprevisto y súbito que determina la voluntad del sujeto activo.Para facilitarlo .Ferocidad. . El asesinato cometido con el móvil de ferocidad requiere ser probado no basta desconocer la motivación del autor para plantear la presencia de la ferocidad.

La omisión impropia supondría un genero de calculo y de autocontrol incompatible a nuestro entender con el estado psico-patofisiologico de la parturienta. la falta de ecuanimidad. al homicidio culposo se le denomina también homicidio por negligencia. por el contrario. es la consecución de un resultado ilícito pero con ausencia de intención. estaríamos muy probablemente frente a un tipo penal de parricidio. La imprudencia es más bien la temeridad. En la práctica judicial. “En nuestra legislación -sostenía Luís Roy Freyre. x Una indispensable relación de causalidad entre la acción y el resultado. que puede ser explicado en base a criterios de razonabilidad y/o proporcionalidad. obtenemos los elementos del homicidio culposo. Ello se debe.. Segundo que la emoción debe ser violenta importa el grado de subjetividad que encierra la circunstancia que genero la reacción agresiva. Esencialmente. vale decir aquel que se causa sin intención. una definición de cada uno de esos elementos de la conducta culposa. x Una acción humana que genera o produce la extinción de esa vida. ¿Cuales son los presupuestos de la excusa por emoción violenta? En primer lugar debe preceder a la reacción agresiva. salvo la única hipótesis que al estado puerperal se le asociara una crisis depresiva profunda en el que cabria la modalidad infanticida por omisión impropia. (. El nuevo código no define la culpa. la negligencia es el ingrediente psicológico de la culpa y se encuentra insita en la imprudencia y en la impericia”. hipótesis que deberá ser verificada mediante pericia psiquiatrita y psicológica. El artículo bajo comentario reprime el homicidio culposo. Si se verificara la muerte del infante por omisión sin que este hecho se le haya asociado el estado depresivo al que hemos aludido. una situación que por su naturaleza haya de generar dicha conducta en la persona del autor.la palabra negligencia tiene un amplio sentido que abarca cualquier forma de culpa. la omisión de cuidados y precauciones normales. la falta de atención y diligencia. Tercero que la circunstancia que desencadena la irrefrenable reacción agresiva del agente no haya sido provocada por su persona. eso si. • 295 • . el exceso. 769. que son los siguientes: x Vida humana pre-existente. apreciación que a priori no puede dar una estimación generalizada. Negligencia es el descuido. 768. El hecho dañoso se deriva del comportamiento negligente. La impericia equivale a la falta de aptitud o de conocimientos para el desarrollo apropiado de una determinada actividad. además debe hallarse en la posibilidad psicológica de representarse el resultado. Tomando como ejemplo de un homicidio culposo en accidente de tránsito. imprudente o temerario del sujeto activo del delito quien. por último. El delito de infanticidio es perpetrable a nuestro criterio. en gran parte a que el artículo 82º del Código derogado equiparaba la culpa con la negligencia. se exige que mas que su violencia exprese una emotividad que de forma exabrupta desencadene una desenfrenada perturbación de las facultades sensitivas del agente. empero. conductor imperito es el que carece de conocimientos y técnica apropiados para guiar un vehículo en condiciones de seguridad. De todo lo expuesto. ¿Cual es la naturaleza jurídica del homicidio culposo? La culpa. Este requisito elemental es idéntico al del homicidio doloso..) Puede intentarse.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 767. podríamos decir que un conductor negligente es aquél que conducen su vehículo a sabiendas que el sistema de frenos se halla en malas condiciones. sino que deberá ser analizada por el juez caso por caso. en el mayor de los casos solo por comisión pues su perpetración por omisión contradice el supuesto estado de colapso expansivo propio del estado puerperal o del concomitante al proceso del parto. ¿A que llamamos Infanticidio? El delito de infanticidio es un delito especial impropio único en su género desde que el sujeto activo solo puede serlo la madre durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal y el sujeto pasivo solo puede serlo el hijo naciendo o recién nacido de este parto. conductor imprudente es el que corre a velocidad excesiva en arterias congestionadas y. deben destacarse aquellas circunstancias que por nimias e irrelevantes no pueden explicar y fundamentar esta particularidad atenuante.

queda perturbada y sometida a lo que diga el agente. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 770. el bien jurídico de mayor valor es la “libertad humana”. ¿Que son los delitos contra la libertad? Después de la vida humana. Es importante remarcar que en este delito no solamente se priva al sujeto pasivo de la posibilidad de desplazarse libremente en el espacio sino que su libertad de hacer las cosas que quiere y de no hacer las cosas que no quiere. La libertad ha de considerarse en pieza insustituible en un orden que ha de respetar la individualidad como cimiento de la organización social y política de una sociedad. ¿A que llamamos el delito de secuestro? Es el delito que consiste en privar a la persona del disfrute de su libertad mediante el uso de la fuerza o de grave amenaza a una persona del lugar donde se encuentra para trasladarla a otro sitio donde queda sometida en sus desplazamientos y limitada en sus decisiones a la determinación del sujeto activo de la infracción. conditio sine quanon. Comentario especial merecen los elementos 3 y 5. pues la base del comunitarismo social es precisamente el respeto irrestricto del contenido esencial de tal interés jurídico. así como al requisito consistente en la posibilidad de que el sujeto activo del delito se represente psicológicamente el resultado que generará su proceder. la garantía de un orden democraticote derecho es el reconocimiento a todos los ciudadanos de su libertad personal ya que no puede haber una organización social y políticamente organizada que niegue la libertad personal.no se exige una cualidad especial para ser autor del delito.puede serlo cualquier persona no se requiere de una especial condición. y x Que el sujeto activo del delito haya estado en la posibilidad de representarse psicológicamente ese resultado. será un acto de sustracción de menores. es verdad que puede haber un secuestro sin desplazamiento en el espacio y ello ocurriría si el autor ingresa al domicilio de la victima y allí la reduce y somete. si es el padre que retiene al menor fuera del lugar de la persona que ejerce la patria potestad.DERECHO PENAL • • • x Que la acción humana ofrezca los caracteres de la culpa. representante diplomático.. a quien el orden jurídico lo reputa como titular de aquel. importa una condición esencial. pero sin embargo cuando se trata de un funcionario y/o servidor publico con competencia para privar de libertad a un individuo será una conducta típica de abuso de autoridad Sujeto pasivo. es pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. vale decir que sea imprudente. El tipo penal hace hincapié como circunstancia agravante cuando la victima es funcionario y/o servidor publico.. cuando adolece de enfermedad grave o esta en estado de gestación. 771. para con el goce y disfrute del resto de intereses jurídicos por parte del individuo. En cuanto a la relación de causalidad es absolutamente indispensable que la muerte sea consecuencia directa del comportamiento del sujeto activo. negligente o imperita. Formas de tipicidad en el secuestro Tipicidad objetiva dentro de ella encontramos a: Sujeto activo. o sea la relación de causalidad que debe necesariamente vincular a la acción humana con el resultado. En los delitos que violan la libertad personal del individuo. • 296 • . para que el individuo pueda hacer uso y disfrute del resto de libertades que le reconoce el ordenamiento jurídico.

y el hecho podría consistir en la relación sexual secundum natura o en otro tipo de relación. ¿Qué es el hurto? El hurto es el apoderamiento o sustracción por lo que debe tratarse de un objeto que pueda ser desplazado de un lugar a otro. ¿A que llamamos delitos contra la libertad sexual? Son aquellos delitos que reprimen la llamada violación propia o real. Tipicidad objetiva El sujeto activo puede ser cualquier persona que no sea el dueño de la cosa mueble hurtada El sujeto pasivo es también cualquier persona. incluyendo la práctica homosexual. que ubica tres vías en el cuerpo humano a través de las cuales puede perpetrarse la violación: la vía vaginal. incluyendo la jurídica propietaria o poseedora de la cosa • 297 • . robo. la expresión “delitos contra el patrimonio” es la mas amplia y comprensiva de todas las hipótesis legales. Tipicidad subjetiva resulta una figura delictiva solo reprimible a titulo de dolo. Dicho dolo debe abarcar las circunstancias agravantes que se glosan en el articulado en cuestión. 774. 772. en cualquier área de la actividad human. es otro de los aciertos. parecería que el giro delictuoso de cheques solamente caería dentro del ámbito de las actividades comerciales o industriales y no como debe ser.la acción típica ha de significar la privación de la libertad de una persona sin interesar el móvil y/o propósito. en primer termino. la usurpación el bien cautelado no es necesariamente la propiedad sino la posesión a tal punto que el propietario de una cosa puede resultar cometiendo un delito con relación a ese bien. La denominación que se ha dado el delito de receptación. materia en la que el código anterior incurría en grave confusión. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 773. que consiste en someter a una persona a prácticas sexuales o análogas contra su voluntad. Error ha sido en cambio retirar los libramientos fraudulentas del marco genérico de la estafa para trasladarlos a un capitulo que ahora forma parte del titulo denominado “delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios”. El nuevo texto ingresa a una descripción casuística sumamente prolija. el fundamento de este hecho se desprende de la literalidad de la norma. Entre las innovaciones positivas de la flamante estructura jurídica. es decir el derecho que tiene toda persona de decidir si quiere o no tener acceso carnal. conciencia y voluntad de realización típica.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Modalidad típica. el haber diferenciado adecuadamente el hurto del robo. ¿Qué son los delitos contra el patrimonio? El termino patrimonio que la ley utiliza es porque en determinadas figuras delictivas tales como el hurto. figura. Por eso. pertenezca o no a la esfera de los negocios. que exige ajenidad de la cosa objeto del apoderamiento delictivo. el agente debe saber que esta privando a un sujeto en forma ilegitima por lo que basta con el dolo eventual. mal llamado encubrimiento en el código derogado. es decir un bien mueble para que se produzca este delito es necesario que no exista violencia.. El sujeto activo o pasivo puede ser varón o mujer. como la introducción de objetos u otras partes del cuerpo humano en las vías vaginal y anal. la vía anal y la vía bucal y se refiere a actos análogos a la penetración sexual. La violencia o la grave amenaza sigue siendo elemento constitutivo. Se tutela indirectamente la propiedad sobre el patrimonio mueble e indirectamente de la posesión de bien mueble.

objeto total o parcialmente ajeno . Tipicidad objetiva El sujeto activo será cualquier persona incluyendo el copropietario. tal como la destreza. el ánimo de lucro venido con la locución para obtener provecho que comprende la idea o propósito de conservar la cosa.propósito de lucro o enriquecimiento La diferencia radica en el hurto esta totalmente excluido el empleo de la fuerza o de la violencia mientras que en el robo estos elementos forman parte integrante de esta figura. Tipicidad subjetiva El tipo además de dolo genérico de entender que se toma cosa total o parcialmente ajena y querer que ello ocurra exige un elemento subjetivo del tipo. a saber. Tipicidad subjetiva La figura delictiva del robo solo resulta reprimible a titulo de dolo conciencia y voluntad de realización típica. • 298 • . La conducta se compone del apoderamiento del bien mueble total o parcialmente ajeno. 776. pero no la persona jurídica quien por su índole no puede ser objeto de la violencia física o intimidación que reclama al tipo.objeto mueble . el concepto de apoderamiento como en el hurto alude a la acción en virtud de lo cual el autor toma la cosa sustrayéndola de su tenedor y dispone para si de ella.apoderamiento ilegitimo . el autor dirige su conducta a desapoderar a la victima de sus bienes muebles mediando violencia física y/o amenaza de peligro inminente para su vida o integridad física. 775. ¿A que se refiere el código penal a estafa y otras defraudaciones? La estafa es la conducta engañosa con ánimo de lucro injusto propio o ajeno que determinando un error en una o varias personas las induce a rechazar un acto de disposición consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.DERECHO PENAL • • • La conducta que reclama el tipo es el apoderamiento que implica tomar agarrar la cosa asirla con las manos y desplazarla de modo que escape del ámbito de tutela y dominio de su legitimo tenedor titular y pase a la del autor. El sujeto pasivo será cualquier persona incluyendo al copropietario. Elementos comunes y la diferencia del hurto con el robo Tenemos como elementos comunes: .desplazamiento del objeto en el espacio . es decir en el hurto la nota esencial radica en el uso de un medio del todo ajeno a la fuerza o a la violencia. Lo que determina la consumación del delito es la disponibilidad del autor sobre lo sustraído siquiera sea por un breve lapso. El ánimo de lucro ha sido definido como la intención de obtener una ventaja patrimonial directa como correlato del apoderamiento de las cosas ajenas. pues el despliegue de los medios violentos serian desplazados a los tipos penales de coacción o lesiones. ¿Qué es el delito de robo? En el robo se tutela básicamente el patrimonio en su tenencia o propiedad sin embargo se trata de un tipo pluriofensivo en la medida en que la violencia o intimidación exigida puede afectar a la salud del sujeto pasivo. Al igual que el hurto el autor debe ser consciente de la ajenidad del bien por lo que podría darse un error de tipo que si es invencible no implica la impunidad de la conducta.

ardid.Lucro Tipicidad objetiva El sujeto activo puede ser cualquier persona El sujeto pasivo puede serlo cualquier persona. fruto del temor en que se ve envuelto de no verse vulnerado en sus bienes jurídicos fundamentales. falacia. lo mismo que la pasiva con la presicion de que esta ultima puede ser una distinta de aquella que fue intimidada o violentada. astucia. el engañado que sufre de perjuicio patrimonial cuando es persona natural. sin embrago es que estas modalidades delictivas reciban una pena menor que la que se ha fijado en el articulo 196º lo que no corresponde con su real naturaleza dando entender entonces que se trataría de figuras atenuadas declaración incompatible con lo antes anotado 777.engaño antecedente producido por ardid. Otras defraudaciones responden a circunstancias agravantes del delito de estafa genérica. Tratándose de persona jurídica lo es ella. El tercero en el campo jurídico y en el lenguaje común es la persona que interviene eventualmente en la relación entre dos personas. en definitiva el agente es coartado en su capacidad decisoria. esto es conocimiento de estar engañando con la finalidad de alcanzar de la victima se desprenda de su patrimonio y con voluntad de hacerlo. . compeler a otro. ¿A que llamamos extorsión? Llamamos extorsión a aquella violencia física y/o amenaza grave que el agente concretiza en la esfera de libertad de la victima para que esta le entregue una ventaja patrimonial ilícita. En la extorsión hay un ataque a la libertad de la persona que se lleva a cabo mediante una intimidación la que tiene por finalidad forzar o constreñir su libre determinación en cuanto a la disposición de sus bienes o de los que están a su cuidado. mediante violencia. a lo que no tiene derecho el agente ni el tercero. aunque el engañado haya sido el representante o empleado. Los elementos del delito de estafa son: .Nexo casual entre ambos eventos .El acto de disposición patrimonial que protagoniza la victima . • 299 • . El comportamiento exigido por el tipo al agente es el de inducir a la victima a error mediante engaño. Se refiere además ánimo de lucro como intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial para si o un tercero.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM EZAINE CHAVEZ lo define en el engaño o ardid que induce en error al sujeto pasivo y lo determina a efectuar un acto lesivo a su patrimonio en provecho del sujeto activo o de un tercero. Tipicidad subjetiva Se trata de un delito eminentemente doloso y en tal virtud el agente debe entender que actúa contra la voluntad de la victima y que no tiene derecho a la prestación económica que le exige. intimidación o manteniendo en rehén a una persona a otorgar al agente o aun tercero una ventaja económica indebida esto es. El titular del patrimonio puede ser distinto de la persona violentada. u otra forma fraudulenta procurando con ello el despojo patrimonial perjudicándolo. La conducta exigida en el tipo es la de obligar. Tipicidad subjetiva El tipo es doloso. maquinación. Tipicidad objetiva El sujeto activo podrá ser cualquier persona.

Características: x Ninguno de los delitos contra el orden económico y social vulnera ni pone en peligro el orden económico y social puede decirse que lo perturban.Instituciones financieras ilegales . licitaciones y concursos públicos . pero en este contexto perturbar no quiere decir sino lesión de normas. ello al margen que de forma indirecta se puedan ver protegidos intereses jurídicos individuales.Fraudes en remates.DERECHO PENAL • • • DERECHO PENAL ECONÓMICO 778. Ahora bien la propia regulación de la actividad económica establece ciertos derechos y deberes para los sujetos económicos participantes.Especulación . x No todas las figuras delictivas que se comprenden en la presente titulación han de tutelar un bien jurídico supraindividual es de verse que algunos delitos protegen de forma directa un interés jurídico individual que tienen una correspondencia con el orden económico. estos requieren en determinados casos de la protección de las normas penales.Adulteración .Uso fraudulento de moneda extranjera de cambio preferencial Y los delitos contra el orden financiero son: . Se puede inferir que el derecho penal económico es una rama jurídica vinculada a la dirección de la economía nacional y que se efectiza por medio de leyes reguladoras de las actividades económicas. 779. Para concluir el derecho penal económico es un apéndice el ius puniendo estatal. que se encarga de prevenir y reprimir aquellas conductas disvaliosas que se manifiestan en una grave perturbación y distorsión de la normatividad que regula la libre competencia y otros principios fundamentales que se coligen de una economía social de mercado.Rehusamiento a prestar información a la autoridad . Según la doctrina el derecho penal económico es el conjunto de normas jurídico penales que protegen el orden económico.Omisión de las provisiones especificas . ¿Cual es el concepto y característica del derecho penal económico? El derecho penal económico se ocupa de la conducta del ser humano y en este caso se trata de comportamientos en una diversidad de contextos y situaciones marcadas principalmente por la actividad económica. de las normas que integran el orden económico y social. ¿Qué son las leyes penales en blanco Se califica leyes penales en blanco en sentido amplio a todos los tipos penales “abiertos” los cuales no describen enteramente la acción y/o la materia de prohibición y se encuentran por consiguiente necesitados de complementación.Concentración crediticia . 780. x Los delitos económicos se encuentran revestidos de una particular sustantividad típica. En este segundo plano hemos de ubicar a los injustos típicos como las practicas monopólicas en el mercado la competencia desleal y las licitaciones colusorias.Desvió fraudulento de crédito promocional • 300 • . al manifestar un interés jurídico protegido que ha de ser concebido desde un plano sistémico.Pánico financiero .Ocultamiento. omisión o falsedad de información . ¿Cuales son los delitos económicos y contra el orden financiero Los delitos contra el orden económico se encuentran tipificados en el titulo IX y son: .Obtención fraudulenta de crédito .

al ser sustancias que generan un daño en la salud de las personas que lo consumen. etc. Por tanto. ya sea modificando su conducta o creándoles una dependencia farmacéutica.. Elemento subjetivo. 287º). Por tanto. el Estado determina como ilícita su circulación. que encuentran como sujetos pasivos a la sociedad. 286º). nuestra normativa vigente es sabia al proteger la salud pública de quienes se atribuyen y ejercen funciones médicas. Elementos de los delitos aduaneros Elemento material. que el concepto de “salud pública” entendida como un valor universal que trasciende fronteras se encuentra inmerso en el concepto de “seguridad pública” de nuestro ordenamiento jurídico. 783. ¿Cómo se definen los delitos contra la salud pública? Se denominan delitos contra la salud pública a todas aquellas acciones que sean subsumibles en los tipos penales correspondientes al Capítulo III del Título XII de nuestro Código Penal vigente. ya sea física o psíquica. el estado en que la persona puede ejercer todas sus funciones. 290º (ejercicio ilegal de la medicina). 782. Es por ello que en los delitos regulados desde el art. Se entiende por seguridad pública al conjunto de condiciones necesarias para la conservación la integridad de todo bien jurídico.sostienen que lo que se tutela es el patrimonio de la hacienda publica mientras que en la tesis funcionalista se refieren a la protección del sistema o funcionamiento de la hacienda publica. ¿Cuales son los sujetos y elementos de los delitos aduaneros? El sujeto activo es la persona natural física plenamente identificada e individualizada que participa o colabora en la comisión de un delito El sujeto pasivo es el estado representado por ADUANAS agraviado por este ilícito penal. ¿Qué es el tráfico ilícito de drogas? Se entiende por “tráfico ilícito de drogas” a la comercialización o negociación que se realiza con sustancias nocivas para la salud con la finalidad de obtener un aprovechamiento lucrativo. ya que es ésta quien aprovechará estos recursos. Tesis patrimonialistas. se protege el bien jurídico “salud pública” pues acciones como contaminación de aguas para consumo humano (art.la mercancía objeto material del delito debe tener un valor superior a las 4 UIT cuando se trata de los delitos de contrabando y receptación aduanera y cuando el valor de la mercancía supera las 20 UIT estamos frente a una de las circunstancias agravantes de los delitos de contrabando y defraudación de rentas de aduanas. considerando como titulares a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. la alteración de estos recursos por intervención del hombre se constituye como delito en nuestro ordenamiento jurídico. 784. 292º (violación de medidas sanitarias).P. 303º del C. 286º al art.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 781. como en los casos del art. Es necesario señalar..es exigible la existencia de dolo o sea la conciencia y voluntad del agente activo de cometer determinado delito aduanero. Asimismo. ¿Qué son los delitos tributarios? Es toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción sancionable. es decir. Se entiende por “salud” a aquel estado de la persona en la cual existe ausencia de enfermedad. Existen dos tesis que señalan cual es el bien jurídico tutelado en esta clase de delitos. Hacienda publica entendida como el sistema de recaudación de ingresos y realización del gasto publico. adulteración de sustancias destinadas para el uso público (art. • 301 • ..

fauna y demás recursos naturales que permitan el mantenimiento de nuestro sistema de vida. implica que en los actos de lavado sólo intervienen como autores personas ajenas. y el otro. Sin embargo. de manera especial. traslado o propiedad del producto del tráfico ilícito de drogas. lo que identifica. su incautación o decomiso. aire. totalmente. flora. su incautación o decomiso. Uno. y. 312º a 314º). Por tanto. prescribe el articulo 296°. 786. • 302 • . El bien jurídico protegido por el Estado en estos delitos es la salud pública. disposición. Partiendo de ello. ya que para la circulación de estas sustancias nocivas para las personas.DERECHO PENAL • • • Así. los agentes delictivos crean una red organizada consignada a imponer. efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. bienes.. De esta manera. Derecho Penal peruano en la normativa correspondiente a través de sus artículos -del 304º al 314º.. etc. referido al modus operandi que emplea el agente. se blanquea y adquiere la apariencia de recursos lícitos para así ingresar al mercado de capitales. ¿Cómo se definen los delitos contra la ecología? Las personas se desenvuelven en dos dimensiones: espacio y tiempo. En ese sentido. cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. esto es. 308º a 310º). en función de los vínculos entre el agente del lavado y el origen ilegal del dinero que se lava. cuando el agente convierte o transfiere dinero. a los actos generadores del capital o bienes ilegales. fauna. bienes. el bien jurídico tutelado en estos tipos es el medio ambiente natural. sancionando con pena el comportamiento de aquel sujeto que promueve. tanto de la fauna como de la flora (arts.Actos de Ocultamiento y Tenencia La persona que adquiere. se relaciona con dos aspectos. (arts. especialmente entre los menores de edad. el agente no debe estar directa ni indirectamente vinculado con la ejecución de los delitos de tráfico ilícito de drogas que propiciaron el capital ilegal. ¿Cuál es el significado de “lavado de dinero”? La expresión lavado o blanqueo de dinero señala que el dinero negro. con la finalidad de evitar la identificación de su origen. En nuestro ordenamiento jurídico el “lavado de dinero” lo encontramos regulado en la Ley Nº 27765 se entiende que se incurre en este delito de diversas maneras. con la finalidad de evitar la identificación de su origen. efectos o ganancias. favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas. tales como: 1. en nuestro Código Penal podemos percibir tres grupos: a) aquellas que perturban en general a cualquier elemento del ambiente. 304º a 307º). agua.Actos de Conversión y Transferencia Esto es. La primera característica del lavado es que los actos que lo materializan se ejecutan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales y regularmente exigidos por cualquier negocio jurídico o financiero. custodia. a través de cualquier medio. utiliza. mediante actos de fabricación o trafico. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 785. oculta o mantiene en su poder dinero. su consumo. al lavarse. c) aquellas que implican una urbanización irregular o una utilización abusiva del suelo (arts. guarda. Y la segunda de las características mencionadas.se encargan de proteger al ambiente de aquellas conductas altamente lesivas con sus respectivas sanciones jurídicas. el Derecho penal debe proteger un ambiente sano y su desarrollo sostenible para que las personas puedan desarrollarse en un ambiente equilibrado y adecuado.b) aquellas que suponen una lesión directa a especies protegidas. Según la Naciones Unidas el lavado o blanqueo de dinero se entiende como la ocultación o encubrimiento de la verdadera fuente de origen. a la vez que les asegura la configuración de una sólida apariencia de legitimidad. recibe. Vale decir. a estas operaciones de sustitución y legalización de bienes y capitales. flora. 2. el cual se encuentra integrado de la protección de las propiedades del suelo.

316º . 789. y tiene relación con la defensa a ideologías controversiales como. no solamente se protege la tranquilidad pública desde una perspectiva interna sino también desde el plano internacional y del Estado mismo. agentes químicos o bacteriológicos. en el plano jurídico. cuya finalidad es garantizar un desarrollo pacífico y ordenado de la vida en sociedad. 788. el delito de apología se encuentra regulado en el art. el terrorismo. hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o participe. o el uso de narcóticos con fines medicinales. sociedades o gobiernos a ejecutar sus planes. siempre que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación de odio político. Entre las características principales del terrorismo se tiene el uso del terror para coaccionar a entidades. siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. "Apología del delito" es una expresión que se aplica usualmente en el lenguaje jurídico. que señala. c) Disponer de armas de guerra. puesto que sus individuos ajustarán sus conductas a las reglas fundamentales de la convivencia. explosivos. o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de las personas. En nuestro Código Penal. tortura. a través del terrorismo se aterroriza a la población y/o se obliga a un gobierno o una organización internacional..• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 787. En sentido más estricto. Además. 317). en el que se defiende. con la salvedad de que algunos de ellos se encuentran vigentes parcialmente: 790.P. Todos estos bienes se protegen en el art. • 303 • . prostitucion forzada. por ejemplo. elogia o justifica a una persona. En nuestro ordenamiento jurídico se integran en 1998 los delitos contra la humanidad a través de la Ley Nº 26926 llenando el gran vacío existente en nuestro Código Penal. a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. acción o inacción que está usualmente bajo polémica y que es o puede ser un delito. deportación o desplazamiento forzoso. violación. De esta manera. esterilización forzada secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien lo sufre. nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social. que se configura cuando un sujeto forma parte de una organización de dos o mas personas destinadas a cometer delitos. b) Encontrarse organizado en redes operativas de carácter nacional o internacional. ¿Qué es delito de apología? En el plano común se entiende por apología aquel argumento. encarcelación. ¿Qué es el terrorismo? Se entiende por terrorismo a aquel fenómeno histórico y social que se origina en una sociedad necesariamente en conflicto cuyo sistema político no ha previsto los mecanismos necesarios para una compacta integración de todos sus ciudadanos y clases sociales que lo componen. Asimismo. exterminio. idea. ¿Cómo se definen los delitos contra la humanidad? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define a los delitos contra la humanidad o de lesa humanidad ( como el estatuto lo denomina) aquellos delitos que comprenden las siguientes conductas: asesinato. este delito se encuentra regulado en diversos dispositivos que enumeramos a continuación. En otras palabras. 315º al 318º del C. Aquí se prescribe el delito de asociación ilícita para delinquir (Art. se le imputara una pena por el solo hecho de ser miembro de dicha organización. sensación de sosiego de las personas integrantes de la sociedad. ¿Cómo se definen los delitos contra la tranquilidad pública? En el marco jurídico-penal se entiende por “tranquilidad pública” a aquella situación subjetiva. por intermedio de la garantía de los derechos fundamentales de la persona. el Estado defiende y protege la propia dignidad humana. se le impone una pena a aquel sujeto que públicamente.

sea esta Legislativa. modificarlo o suprimir el régimen constitucional. 794. y delito de motín o amotinamiento. comete u ordena. ¿Qué es el delito de motín? El delito de motín subsume las acciones que en forma tumultuaria y empleando violencia contra las personas o fuerza en las cosas. d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. en la comisión del delito de sedición no se desconoce al gobierno legalmente constituido. regionales o locales. ejecutiva y Judicial. ¿Qué son los delitos contra la administración pública? Administración Pública denota toda la actividad del Estado. por lo que puede ser considerada como el Complejo de funciones ejercidas por los Órganos Estatales. evitando así una discriminación fundamentada en la pertenencia ha determinado grupo. 319º cuando cualquiera de los actos mencionados a continuación. nuestra normativa penal ha recogido el delito de genocidio en el art. etnia. ¿Qué es el delito de sedición? El delito de sedición subsume las conductas que consisten en alzarse en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales. grupo social o religión. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. a través de la comisión del delito de rebelión se desconoce la preeminencia del gobierno. ¿Como se configura el delito de abuso de autoridad? El delito de abuso de autoridad. 796. En consecuencia. y se configura cuando el funcionario público que. Entre los delitos más resaltantes de esta parte de nuestra normativa encontramos al delito de rebelión. racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo. atentan contra la Administración Pública en general los delitos que impiden o perturban la organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones. 793. En este delito el bien jurídico protegido lo constituye el grupo humano que se encuentra unido en razón de su nacionalidad. deponerlo legalmente. parlamentarias. 346º al 353º. 795. total o parcial.DERECHO PENAL • • • 791. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. en perjuicio de alguien. El abuso de autoridad es asociado al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función. ¿Qué es el delito de rebelión? El delito de rebelión subsume las acciones que consisten en alzarse en armas para variar la forma de gobierno. 797. ¿Qué es el delito de genocidio? Siguiendo en conexión con el Estatuto de Roma. se encuentra prescrito en el Art. ¿Cómo se definen los delitos contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional? Son aquellos delitos que van a desequilibrar el Orden Constitucional y que se encuentran dirigidos a desestabilizar la función que desempeñan los poderes del Estado generando caos social y cometiéndose al unísono diversos delitos. perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. En otros términos. 376 CP. étnico. delito de sedición. en la consecución de Bienes colectivos. El bien jurídico protegido en estos tipos penales es la seguridad pública y se encuentran reguladas en el art. abusando de sus atribuciones. • 304 • . En otras palabras. se atribuye los derechos del pueblo y peticiona en nombre de éste con la finalidad de exigir a la autoridad la ejecución u omisión de sus funciones correspondientes a su cargo público. pero de tal forma que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo. sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. un acto arbitrario cualquiera. 792.

802. Es la conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales debido a intereses personales (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o de orden social. de una resolución o de la emisión de un dictamen en la que se advierta y cumpla cualquiera de los siguientes supuestos: a) b) c) Manifiestamente sea contrario al texto expreso de la ley Cita pruebas inexistentes o hechos falsos. el “metus publicae potestatis” que la lleva a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad no debido. tanto los jueces y magistrados de carrera. o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales. los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial. que no es otro que el “interés público”. ¿Que es el delito de prevaricato? El delito de prevaricato puede ser realizado por cualquier titular de órgano judicial. la inducción o la solicitud como medio intimidativo. en este delito el sujeto activo ostenta una calificación especial. Entre los delitos más relevantes se encuentra el delito de Cohecho. el ser Juez o fiscal. el respeto para con la autoridad de las decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a la jurisdicción. de caudales o efectos confiados al funcionario o servidor público para su percepción. Se apoya en leyes supuestas o derogadas En este sentido.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 798. Por ello este delito se caracteriza por ser un delito Especial propio o de infracción de deber. donde el comportamiento típico se configura cuando el funcionario o servidor publico acepta o recibe en donativo o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. de cualquier forma. prioritariamente. • 305 • . En la concusión. constituye circunstancia agravante en este ilícito si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. ¿Que se entiende por delitos contra la administración de justicia? En los delitos contra la administración de justicia. solo pueden ser sujetos activos los funcionarios públicos. una alteración del animo. en razón de su cargo. Así también. Vale decir que es un delito especial puesto que sólo lo pueden realizar los funcionarios públicos y cuyo objeto de protección jurídico penal es la correcta administración publica. hace valer el constreñimiento. Es la infracción de sus deberes funcionariales lo que fundamenta la imputación de este ilícito. administración o custodia. ¿Qué es el delito de peculado? El delito de peculado se encuentra tipificado en el Art. caracterizándose como un delito especial o de infracción de deber. en sus diversas modalidades típicas integrantes de la categoría. 799. para infundir en la víctima un temor. además. 382. ¿Cómo se define el delito de corrupción de funcionarios? La corrupción de funcionarios es aquella desviación por parte de la administración de los poderes del Estado del correcto funcionamiento. ¿Qué es el delito de concusión? El delito de concusión se tipifica en el código penal Art. y se define como la apropiación o utilización. y se comete y se consuma a través del dictado al interior de un proceso. 387 CP. se trata de tutelar. intereses que vienen protegidos contra determinados hechos susceptibles de obstaculizar o de desviar la actividad judicial o que suponen una elusión de disposiciones procesales o un desconocimiento de la propia función jurisdiccional. donde señala que es un abuso de autoridad del servidor público que suscita en la víctima un temor o también un error que la determina a dar o prometer al funcionario algo que no se debe. 800. 801. el funcionario corrupto. infringiendo sus deberes al que se encuentran ligados en virtud a la institución administración pública.

Asimismo. Resulta necesario también recalcar que la sanción de este delito se equipara hacia aquel que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto. 427 CP y se configura cuando el agente hace. 428 CP. con el propósito de utilizar el documento. realiza este delito el que hace uso de un documento falso o falsificado. en instrumento público. El bien jurídico protegido es la fe pública. y el hecho delictivo se caracteriza como un delito común. ¿Cómo se definen los delitos contra la fe pública? Los delitos contra la fe pública son aquellos que contravienen a la confianza colectiva en determinados actos. en todo o en parte. 804. 805. • 306 • .DERECHO PENAL • • • 803. El bien jurídico tutelado en estos delitos es la fe pública. documentos. un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho. con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. por la certeza que de ello da el Estado. siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio. ¿Cómo se realiza la figura delictiva de falsedad ideológica? El tipo de falsedad ideológica. entendida ésta como la confianza o creencia que cualquier miembro del grupo social tiene en lo que se entrega o muestra. pues por cualquier persona puede realizarlo. ¿Cómo se configura el delito de falsificación de documentos? El delito de falsificación de documentos se encuentra regulado en el Art. declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento. se encuentra regulada en el Art. como si fuese legítimo. se configura este delito cuando el agente inserta o hace insertar. signos o símbolos indispensables para el normal desenvolvimiento de la vida civil. siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio.

¿Que son los beneficios penitenciarios Se consideran como derechos subjetivos de los internos.se da este beneficio al interno. siempre que sea más favorable desde la expectativa del interno 808. y se aplicará una nueva ley. Esto de acuerdo al articulo VII del Titulo Preliminar del Código de Ejecución Penal que dispone que “la retroactividad y la interpretación de este código se resuelve en lo más favorable al interno” la solicitud debe resolverse conforme a la ley vigente al momento de la presentarse la petición.. La sanción más severa es el aislamiento y solo será aplicable en los casos que el interno manifiesta agresividad y violencia.se funda este beneficio en la presunción de enmienda del penado. condicionados puesto que no opera su aplicación automáticamente sino que están supeditados a determinados presupuestos. cuyo objeto es normar la ejecución de las diversas penas establecidas en los tipos penales de la parte especial. x x x x x Permiso de salidas. El régimen disciplinario es flexible de acuerdo a las características de cada grupo de internos. se otorga sin ninguna distinción jurídica o categoría.. 809. sentenciado y consiste en poder salir del establecimiento penal bajo la autorización del director del establecimiento en situaciones de urgencia o emergencia para el interno. Redención de la pena por trabajo y educación. 807. El primer contacto del interno con el sistema penitenciario se produce cuando este ingresa al establecimiento penitenciario por mandato de la autoridad judicial competente.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL 806. Algunos autores lo consideran como incentivos concedidos a los internos que han observado las reglas de conducta en el campo penitenciario que no operan como derechos ni como gracia puesto que están sujetos al cumplimiento de los requisitos y a la evaluación del órgano técnico del establecimiento penitenciario. ¿A que llamamos régimen penitenciario? Bajo el rubro de régimen penitenciario se establece el conjunto de normas esenciales que regulan la convivencia y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios así como los derechos y beneficios penitenciarios a los que pueda acogerse el interno..se caracteriza este beneficio por responder a un problema carcelario como la abstinencia sexual forzada. ¿Cómo se configura su aplicación en el tiempo? El problema de las normas de derecho penitenciario aplicables en relación a su temporalidad. procesado.. ha de resolverse con el principio tempus regis actum.. ¿En que consiste la ley penal de ejecución? La ley penal de ejecución se circunscribe al análisis de las normas que preceptúan el código de ejecución penal. El interno es informado de sus derechos y obligaciones entregándosele una cartilla con las normas de vida del establecimiento el reglamento deberá contemplar los casos del interno analfabeto y del interno extranjero que no conoce el idioma castellano. Proscribiendo que se aplique un procedimiento distinto al previamente establecido en la ley. pero sujeta a vigilancia de las autoridades penitenciarias y judiciales.es un beneficio que permite al sentenciado acortar el tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario mediante la acumulación de los días redimidos La semilibertad. el plazo máximo es de 72 horas. • 307 • . Las primeras acciones que se realicen después del ingreso van a influir decisivamente en la personalidad del interno y de su tratamiento. busca mantener el vinculo familiar como un elemento indispensable para la resocializacion también busca evitar desviaciones sexuales y alivia tensiones y la ansiedad de los reclusos. Visita intima.se ubica entre una etapa intermedia entre la reclusión y la liberación condicional Liberación condicional.

Lima 2000. Palestra editores. Lima. Lima 2001 PAREDES YATACO. editorial san marcos. 2007 VILLA STEIN. Editorial Idemsa. Editorial San Marcos.DERECHO PENAL • • • BIBLIOGRAFIA CASTILLO ALVA José Luís HOMICIDIO. Javier. Código Penal. Derecho Penal Parte Especial. 2000. BRAMONT – ARIAS TORRES. Lima 2004 CHIRINOS SOTO. Tomo IIA. Derecho Penal Económico Parte Especial. Derecho Penal Económico Parte General ara editores. Lima 2000 GARCIA CAVERO. Grijley. Lima. Código Penal. Lima. Código de Ejecución Penal. lima 2003 ABANTO VASQUEZ. Manuel. Comentarios a las figuras fundamentales. Manual de derecho Penal Parte Especial. Delitos contra el Patrimonio. Editorial Rodhas. Editorial Cuzco. 1997 SALINAS SICCHA. ABANTO VASQUEZ. tercera edición. Percy. edición 1997 ROJAS VARGAS Fidel. Ramiro. Felipe. Lima 2005 • 308 • . Francisco. Derecho Penal Parte Especial. Lima 2001 VILLAVICENCIO TERREROS. editorial idemsa. Maria del Carmen. Iván. Volumen I. Delitos contra la Administración Pública. Grijley. Gaceta Jurídica. Manuel. Luís – GARCIA CANTIZANO.

DERECHO PROCESAL PENAL .

810. ¿Cuáles son las características del Proceso Penal? Los actos del proceso son realizados por los órganos jurisdiccionales preestablecidos en la Ley. es necesario que exista un hecho humano que se encuadre en un tipo penal y. • 311 • . cumple con la materialización de la ley sustantiva como adjetiva. comprendiendo no sólo los requisitos y efectos del proceso sino también la conformación y actuación de los órganos jurisdiccionales”1. fijando las condiciones de admisibilidad del proceso como un todo y los presupuestos. formas y efectos de los actos procesales singulares. El proceso penal genera derechos y obligaciones entre los sujetos procesales. La aplicación de la norma del derecho penal objetivo. ¿Qué es el Proceso Penal? García Rada define el proceso penal como el medio que establece la ley para lograr la pretensión punitiva del estado2. La indisponibilidad del proceso penal. es al caso concreto. coautor. Es un puente entre el Derecho penal material y la realidad. 812. quien en aplicación del ius punendi. h) Para que se dé el proceso penal. EL PROCESO PENAL ¿Qué es el Derecho Procesal? El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado. como autor. Tiene la naturaleza de un proceso de cognición. El objeto es investigar el acto cometido y la restitución de la cosa de la que se ha privado o la reparación del daño causado con el delito. Violación de la norma Camino a recorrer Sanción (Proceso Penal) 813. señala al respecto: “El derecho procesal regula la actividad jurisdiccional del Estado. Fines del Proceso Penal Mediato y trascendente: Restablecer el orden y la paz social. a) b) c) d) e) f) g) 814. Tiene un carácter instrumental.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM I. Podemos agregar que es la vía ineludible por medio del cual el Estado ejerce el ius punendi. cuando se ha transgredido una norma. San Martín Castro. instigador o cómplice. para aplicar la pena. ¿Cuáles son los fines del Proceso Penal? General e Inmediato: La represión del hecho punible mediante la imposición de una pena. 811. En el proceso penal se concentra la máxima de las garantías establecidas en nuestra Constitución. bajo la observancia de los derechos fundamentales de la persona. además que puede ser atribuido a una persona física en el grado que sea. ¿Qué es el Derecho Procesal Penal? Es el conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es organizar los órganos penales y regular la actividad dirigida a la actuación jurisdiccional del Derecho penal material.

x x 816. b. permitiendo que cualquier persona del pueblo. d. en segunda etapa. SISTEMAS PROCESALES 815. El Juez determina subjetiva y objetivamente la acusación. La acción penal también es irretractable. al Juez de Instrucción y al tribunal con jurado. El juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada. Es el principio de inmutabilidad de la imputación. el hecho punible y la persona que se va a procesar. excepto cuando interviene el jurado. la selección y valoración de la prueba a cargo del órgano jurisdiccional. e. También rige el principio del Tribunal colegiado. La iniciación del proceso no depende de un acusador. Sistema inquisitivo: Surge con los regimenes monárquicos y se perfecciona con el derecho canónico. Sostiene que es deber del Estado promover la represión de los delitos que no pueden se encomendada ni delegada a los particulares. rige el principio de la doble instancia. c. Sistema inquisitivo a. En este sistema. Este sistema divide al proceso penal en dos etapas. conforme al principio de legalidad. La persecución penal es encomendada al Ministerio Público y. b. es decir. esto se amplió. esto es. No hay contradicción ni igualdad. confiadas a órganos distintos. posteriormente. El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad. Los poderes del juez son absolutos frente a un acusado inerme ante él. f. Características de los sistemas procesales Sistema acusatorio a. las partes llevan a cabo una contienda legal frente a un Juez imparcial. Lo normal es la detención. La prueba se valora libremente. ni por hechos distintos de los imputados.DERECHO PROCESAL PENAL • • • II. No hay partes. respectivamente. La justicia está a cargo de jueces profesionales. se consideraba que el único que podía ser acusador era el ofendido y sus parientes. c. El Juez no procede de oficio. El juez no investiga los hechos ni practica pruebas no ofrecidas por las partes. al fiscal. podía acusar y. El proceso se pone en marcha cuando un particular formule la acusación. e. Roma y el Imperio Germánico. Excepto para el Tribunal con jurado. inspiradas en los sistemas anteriores: etapa de instrucción (sistema inquisitivo) y etapa de juicio oral (sistema acusatorio). la de instruir y la rejuzgar. La acción penal es indisponible y rige el principio de necesidad en todo el curso del procedimiento. Sistema Mixto: Surge con el advenimiento del Iluminismo y de la Revolución Francesa. Centra el poder de acusación y decisión en la persona del Juez. en primera etapa. la instrucción. La investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las realiza el juez-acusador. Sistemas procesales penales: x Sistema acusatorio: Apareció en Grecia. significando la ruptura de los sistemas anteriores. Rigen los principios de escritura y secreto. No existe correlación entre la acusación y sentencia. el Estado debía asumir esta persecución. permaneciendo el acusado en libertad. b. e. oralidad y publicidad. c. En un principio. Sistema mixto a. a separación entre la función de acusar. El juez puede en cualquier momento alterar la acusación. d. La acusación privada determina los ámbitos objetivos y subjetivos del proceso. d. Rigen los principios del contradictorio. • 312 • .

se debe aplicar las normas más favorable al reo. si se obtiene la extradición. privilegio del que gozan los congresistas. Son normas meramente formales o instrumentales que regulan los requisitos. contenido y condiciones de los actos procesales. siendo estos: a) La excusa absolutoria generada por la inviolabilidad. destinado a funcionarios de alto nivel. las llamadas normas orgánicas. que no pueden ser castigados al tratarse de delitos de expresión. temporal (¿cuando?) y personal (¿quienes?). si se afecta un bien jurídico nacional. Aplicación Personal. 819. la norma procesal es de igual aplicación para todos. Interpretación sistemática: Por el principio de unidad del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las formas para interpretar la Ley Procesal? x x Interpretación restrictiva: Es la que debe realizarse de acuerdo al significado de lo expresado en la norma. cuando estas afectan o están referidas a derechos fundamentales. diplomáticos. se aplican aquellas normas que están vigentes al momento en que se sustancia o se tramita el proceso (Irretroactividad). excepto a aquellos obstáculos definitivos y transitorios que prevé la constitución. contemplado para Congresistas. aunque el acto no fuera cometido en el territorio. El artículo VII numeral 3) del nuevo Código Procesal Penal consagra la interpretación restrictiva. a los que debe aplicarse las normas de su país de origen. debe interpretarse relacionando un dispositivo con otro. Es el conjunto de normas que regulan de manera concreta la función jurisdiccional penal del Estado. normas procesales con contenido materia es decir. su formalidad y sus consecuencias jurídicas. los sujetos procesales. Aplicación en el Tiempo: a) Ley procesal meramente formal. Aplicación espacial: Las leyes procesales producen sus efectos dentro del territorio nacional. si un peruano delinque en el extranjero y su conducta está tipificada en la ley peruana b) Principio real o de defensa (artículo 7º). normas referidas a la organización y funciones de los operadores penales. ¿Cuáles son las reglas de aplicación de la Ley Procesal Penal? La Ley procesal penal es de aplicación: especial (¿donde?). ¿Qué es la Ley Procesal Penal? Primera fuente del Derecho Procesal Penal. magistrados del tribunal constitucional y el defensor del pueblo. recoge dos disposiciones sobre la aplicación en el espacio: a) Principio de personalidad activa (artículo 6º). destinado a altos dignatarios.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM III. 818. faculta aplicar la Ley anterior cuando se trata de medios impugnatorios interpuestos. El Código de Procedimientos Penales. consignado en tratados internacionales. salvo que el estado permita la persecución o si desaparece la personería internacional. b) Exenciones del Derecho Internacional. c) La inmunidad. y prevé la interdicción de la interpretación extensiva y de la analogía. las garantías procesales. y. plazos. ministros. d) El antejuicio. b) Ley procesal de contenido material. actos procesales con principio de ejecución y plazos que ya hubieran comenzado a correr. Defensor del pueblo y Magistrados del Tribunal Constitucional. mientras no favorezca la libertad del imputado y el ejercicio de sus derechos. aquellas puedan afectar derechos fundamentales. LEY PROCESAL PENAL 817. • 313 • . *) El Nuevo Código Procesal Penal (2004). Ante situaciones de duda insalvable debe estarse siempre a lo más favorable al reo. el agente puede ser juzgado en el Perú. sus derechos procesales. que han sido considerados taxativamente en el artículo 99º de la constitución.

aunque sea en tiempo o lugares distintos. c.92. ¿En que consiste la competencia por conexión? En reunir en una sola causa varios procesos que se relacionan entre sí por el delito o por el imputado (conexión objetiva y subjetiva). ¿Cuáles son los criterios para determinar la competencia? La competencia en el proceso penal se determina por la materia. si es que precedió concierto entre los culpables. Las causales para determinar está competencia son: a. La competencia se puede conceptualizar desde dos puntos de vista: objetivo y subjetivo.DERECHO PROCESAL PENAL • • • IV. La Ley Orgánica del Poder Judicial especifica sus competencias. establece las reglas para determinar la competencia por territorio: a. ¿A que se refiere la competencia por la materia? Se refiere a la ley sustantiva. Conexión por finalidad. Complementariamente se precisa la competencia por razón del turno. Por el lugar donde se hayan descubierto las pruebas materiales del delito. 823. Cuando varios individuos aparecen responsables del mismo hecho punible. o para facilitar o consumar su ejecución o para asegurar la impunidad. Por el lugar en que ha sido arrestado el inculpado. 821. El código de procedimientos penales en su artículo 19º. Conexión por identidad de persona. COMPETENCIA 820. Cuando unos delitos han sido cometidos para procurarse los medios de cometer los otros. • 314 • .6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) 822. La conexión va a dar origen a la acumulación de procesos. d. Por el lugar donde se ha cometido el hecho delictuoso. Conexión por unidad del delito. 824. así como las horas del despacho judicial (Art. Objetivamente es el ámbito dentro del cual el Juez ejerce validamente la función jurisdiccional. Esta tramitación conjunta se puede dar por dos razones: Por economía procesal y para evitar sentencias contradictorias. Cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos. territorio y conexión. como autores y cómplices. ¿A qué llamamos competencia? Conjunto de reglas por las cuales el Estado limita y distribuye el ejercicio de la función jurisdiccional entre los diversos órganos jurisdiccionales. y Por el lugar en que tiene su domicilio el inculpado. d. La competencia por la materia se determina de acuerdo con la relación del derecho material (sustantivo) que se quiere aplicar. inc. Esta se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial ya que es competencia de los Gobiernos de los Distritos Judiciales "fijar los turnos de las Salas y Juzgados. conocen los delitos. b. aunque cometidos en ocasión y lugares diferentes. Cuando varios sujetos han cometido diversos delitos. b. Estas reglas son subsidiarias dado que. Conexión por concierto. c. será competente el juez del lugar del delito. si cuatro jueces conocen el mismo caso simultáneamente alegando cada uno de ellos ser competente por uno de los supuestos enumerados. Los jueces de paz conocen de las faltas y los jueces penales en general. y subjetivamente la aptitud o capacidad del Juez para resolver los conflictos. ¿Cuáles son las reglas para determinar la competencia por territorio? El territorio es el ámbito geográfico dentro del cual el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. La delimitación de dichas circunscripciones territoriales se establece por ley. En materia penal se regulan 2 clases de infracciones penales: los delitos y las faltas. Los órganos jurisdiccionales penales son los competentes para conocer la aplicación de la ley Penal.

se acumularán ante el Juez Penal competente para conocer el delito más grave. b. o cuando dos o más jueces no quieren asumir la competencia de un caso (Contienda negativa). con la finalidad de sustanciarse en conjunto y resolverse en una sola sentencia. cuando un sólo agente es autor de uno o más delitos si no hay instrucción por alguno de ellos. procede de oficio. Cuando la contienda de competencia se produce entre jueces del mismo distrito judicial. En caso de jueces de distintos Distritos Judiciales la competencia se determinará en favor del Juez Penal designado por la Sala Penal que previno primero. cuando dos o más jueces se abstienen de conocer un caso. En caso de ser Jueces Penales pertenecientes al mismo Distrito Judicial. procede a pedido de parte y. c) Acumulación: Es la unión de varios procesos conexos en uno solo. Su fundamento se encuentra en el principio del Juez Natural. siempre que no se afecte el derecho de defensa. Hay contienda positiva.Si. Cuando la contienda se produce entre Jueces de Paz Letrados. 826. el Ministerio Público o la parte civil. los mismos que se presentan durante la tramitación de uno o varios procesos. dirime el Juez Penal. añadiendo: e) Transferencia de Competencia • 315 • . cuando dos ó más jueces se disputan la competencia de un caso.Si. d) Inhibición y Recusación: Proceden en caso existan dudas sobre la imparcialidad del Juez. La gravedad del delito se determina de acuerdo al quantum de la pena. y haya duda sobre la gravedad de los delitos. Los Jueces Penales pertenecen a Salas Penales diversas. es la solicitud de separación del Juez que viene conociendo del proceso por infracción a la garantía del juez imparcial. pero si son de distrito judicial. Puede ser obligatoria o facultativa. Estos conflictos tienen que ver con la determinación de competencia entre Jueces Penales y Salas Penales. Es importante destacar: a. A igual pena. b) Contienda de Competencia: Cuando dos o más jueces se disputan la competencia de un caso (Contienda positiva).• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 825. ¿Qué cuestiones de competencia establece nuestra legislación? Según nuestra legislación vigente. a fin que remita lo actuado a otro Juez Penal al cual se considera competente. Es facultativa en los demás casos. cuando varios agentes aparecen inculpados en un sólo delito como autores o cómplices. salvo lo establecido en el artículo 22º del Código de Procedimientos Penales. Se funda en el principio del Juez Natural. La recusación. la competencia se determina en favor del Juez Penal designado por la Sala Penal que advirtió primero. por la acumulación de otras penas principales como puede ser la multa. c. resuelve la Sala Penal Superior que corresponde. los Jueces son de diversa categoría o diverso lugar. Es obligatoria. Hay contienda negativa. las cuestiones de competencia se clasifican en: a) Declinatoria de Competencia: La declinatoria de competencia es una solicitud que se formula ante el Juez Penal a que se estime incompetente para seguir conociendo del proceso. y en caso de duda ante el Juez competente respecto del último delito. de lo contrario por la acumulación de penas accesorias. Puede ser solicitada por el inculpado. ¿A qué llamamos cuestiones de competencia? A los conflictos generados por la disputa de un caso. de igual manera si se trata de una contienda de Salas Penales Superiores. 827. resuelve la Sala Penal de la Corte Suprema. o. . ¿Cómo se determina la competencia por conexión? . la Sala Penal Superior decidirá discrecionalmente el juez competente. la Inhibición es el deber del Juez de apartarse del proceso por encontrarse incurso dentro de las causales de recusación (artículo 29º del Código de Procedimientos Penales). *) El Nuevo Código Procesal Penal regula los mismos cuestionamientos.

cuando existan circunstancias de riesgo o peligro excepcionales. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 830. que lo justifiquen. de la parte civil y del tercero civil. se pusieron en vigor los artículos 39º. ¿Cuáles son los principios del proceso penal? Unidad y exclusividad de la jurisdicción Principios de orden jurisdiccional Juez legal o predeterminado por la ley Imparcialidad e independencia judicial Principios del proceso Principio de legalidad procesal Principio de oficialidad y sistema acusatorio Principio de igualdad procesal Principio de contradicción o audiencia Principios del procedimiento Principio de celeridad procesal Principio de oralidad Principio de inmediación • 316 • . referidos a una novedosa institución que se aplicó en nuestro país en el Ministerio Público. . 40º. . Esta institución fue introducida al artículo 20º del Código de Procedimientos Penales.Cuando determinados imputados no comparecen. por diversas razones. 41º del nuevo Código Procesal Penal. 831. ¿Qué se entiende por principios y garantías fundamentales? Se entiende por principios al conjunto de conceptos jurídicos que constituyen directrices básicas que orientan la actividad jurisdiccional. y señala los supuestos para su aplicación: .Cuando se requieran diligencias o actuaciones especiales. salud de los procesados. Procede por razones de seguridad del proceso. a las garantías como los mismos principios que. 829.DERECHO PROCESAL PENAL • • • 828. ¿Qué es la desacumulación o separación de procesos? Es el separar un proceso acumulado cuando éste ha resultado negativo o inconveniente para los fines de celeridad procesal. aplicados a un caso concreto constituyen una seguridad y protección contra la arbitrariedad estatal en la aplicación de la Ley Penal. por el Decreto Legislativo Nº 959. o cuando se afecten gravemente el orden público. V. vigente desde el 04 de abril de 2005.Plazos más dilatados para sustanciar la instrucción o el juicio oral. ¿Qué es la transferencia de competencia? A través de la Ley 28481. por razones de seguridad en la época de lucha contra el terrorismo. a las diligencias del juicio oral. del imputado. Se tramita a pedido del Fiscal. falta de garantías para los magistrados. Es la solicitud de trasladar el proceso del Juez competente a otro. que será concedido sin efecto suspendido. Procede recurso de apelación. y.

834. ¿Cuáles son los derechos fundamentales en el proceso penal? a. El proceso penal debe realizarse dentro de un plazo razonable a fin de que se resuelva la situación del imputado. 4. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por al ley. El derecho a obtener una sentencia fundada en derecho. Progresivamente fue evolucionando y de ser considerada una garantía de mera legalidad –como simple reserva de ley. El derecho a un recurso legalmente efectivo. constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de “debido proceso legal” indicativo de ello es la vinculación existente entre el debido proceso y tutela jurisdiccional en el parágrafo 3 del artículo de la Constitución Política3. a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Este principio comprende: a. En palabras de Reyna Alfaro. ¿Cómo se concibe al Debido Proceso? El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos. Consiste en la facultad que tiene el justiciable de ser escuchado por el órgano competente. Prohibición de doble juzgamiento (Ne bis in idem). c. El jurista Sánchez Velarde señala que se entiende por debido proceso aquel que se realiza en observancia estricta de los principios y garantías constitucionales reflejadas en las previsiones normativas de la ley procesal: inicio del proceso. ¿Qué es el Principio de Tutela Jurisdiccional? Es el mecanismo legítimo para la solución de los conflictos.pasó a configurarse como una garantía de justicia. La noción del Estado de Derecho exige que todo proceso esté informado por la justicia y la equidad. actos de investigación. 3. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. están reconocidos en el artículo 139º. inciso 3) de la Constitución Política del Perú • 317 • . d. los mecanismos de impugnación. b. las distintas diligencias judiciales. Para el cumplimiento de está garantía se debe respetar en todo proceso el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 832. Prohibición de doble juzgamiento. Juez Natural. a través de la V Enmienda (1791). el respeto a los términos procesales. El concepto de debido proceso y el principio de tutela jurisdiccional. Duración razonable del proceso. actividad probatoria. d. Derecho a la presunción de inocencia Derecho de defensa Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas Derecho a la gratuidad de la justicia penal 833. c. 5. Prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. Derecho a ser oído. b. El derecho de acceso a los tribunales. Ésta garantía fue introducida formalmente en esos términos en la Constitución de Estados Unidos. en el menor tiempo posible. ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. 2. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.

es decir. inciso 24) literal e de la Constitución Política del Perú. cuyo carácter interno permite la fácil ocultación de la infracción de aquel principio y dificulta una impugnación fundada en la misma. como ocurre en el presente caso. sino que deben ser probados. Es un derecho. que una persona sometida a una investigación. realizada por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. ¿En qué consiste el Principio de Exclusividad y Unidad en la Función Jurisdiccional? Frente al impedimento de hacer justicia por propia mano. ¿Qué diferencia existe entre el Principio In Dubio Pro Reo y Presunción de Inocencia? El sector mayoritario considera que ambos principios tienen diferencias sustanciales y su tratamiento igualitario es un error. por lo tanto. • 318 • . señala: “(. de ahí que se llame defensa técnica o defensa de derecho.. Julio B.DERECHO PROCESAL PENAL • • • 835. Maier. el Juez. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. ¿Qué es el Derecho de Defensa? Es un derecho constitucionalmente reconocido. por lo que el procesado es inocente mientras no se demuestre lo contrario. no puede tratar al imputado como culpable. la función jurisdiccional debe entenderse como aquella función de resolver conflictos inter subjetivos. 837. porque se comprueba comparando la Sentencia con la actividad probatoria efectivamente desarrollada”5. en cambio. 838. La primera es la defensa que hace la propia persona. y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos. es la defensa que realiza el Abogado Defensor. Según lo señalado por Montero Aroca. Nº 3741-2004-AA/TC. La segunda. constitucionalmente reconocido en el artículo 2º. se establezcan condiciones para la presentación de los argumentos de defensa. cuando el juzgador no tiene certeza sobre la responsabilidad del imputado luego de que se realizó una actividad probatoria mínima. sea esta de orden jurisdiccional o administrativa. Existe una defensa material y otra técnica. mientras no exista una sentencia penal condenatoria firme.) Pero también se ha querido ver la diferencia en este otro aspecto: el in dubio pro reo haría referencia a un estado subjetivo del juzgador tras valorar la prueba (el estado de duda). El derecho de defensa garantiza. Por el contrario. el segundo principio constituye un derecho fundamental que goza toda persona durante el desarrollo del proceso de ser considerado inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad. salvo en los casos de legítima defensa. El primer principio es de interpretación que se aplicara en el momento de la deliberación de la sentencia. cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. tiene que ser única6. conocida también como autodefensa o defensa sobre hechos. que permite a toda persona conservar un estado de “no autor” mientras no se expida una resolución judicial firme4. con la cual se destruirá dicho estado. que protege a las partes para que en ninguna etapa del proceso queden en estado de indefensión. En un proceso. tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. Según Cubas Villanueva. entre otras cosas. es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio. ¿Qué es el derecho a la presunción de inocencia? Hace referencia a que un proceso. de naturaleza procesal. es evidente que la jurisdicción es una potestad que emana de la soberanía popular.. Exp. por su parte. Es una presunción juris tantum. los hechos no se presumen. 836. o cuando. el respeto a la presunción de inocencia sería más objetable. Se conculca.

Prohibición de Jueces extraordinarios o especiales. cualquiera sea su naturaleza. A nivel de la investigación prejurisdiccional. c) “no hay delito sin ley cierta” (lex certa). para que las decisiones de las autoridades inferiores. Ésta garantía. siguiéndose en cada caso concreto los procedimientos legalmente establecidos para la designación de sus miembros. se ha cometido alguna arbitrariedad. se encuentra sustentado en el inciso 5 del articulo 139º de la Constitución y. ¿En qué consiste el principio de motivación de las resoluciones judiciales? Éste principio. la dirección la tiene el Juez Penal. A nivel de la investigación judicial. puedan ser revisadas y eventualmente modificas.Que el órgano judicial haya sido creado previamente. . el cual puede cometer errores en la aplicación de la ley penal. ante la autoridad jurisdiccional superior”. y. la dirección la tiene el Fiscal Provincial.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM En materia de investigación de delitos rige el principio de la investigación oficial. Este principio nos hace referencia a que antes de la comisión de un delito ya está pretederminado por la Ley. es decir.Que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial. encuentra su fundamente en la fabilidad humana del juzgador. el juez legal competente para conocer el caso. d) “no hay delito ni pena sin ley escrita” (lex scripta). el Ministerio Público y el Poder Judicial a las normas establecidas por ley. 839. el juez está obligado a fundamentar racionalmente la resolución por expedir. Sus manifestaciones son las siguientes: a) “no hay delito ni pena sin ley previa” (lex praevia). ¿Qué es el Principio de Juez Natural? Es una garantía de la independencia jurisdiccional. . La motivación de las sentencias es una manifestación del derecho de tutela efectiva y tiene por fin: • 319 • . por el cual.Que la composición del órgano judicial venga determinado por ley. De este modo. El principio de legalidad. 842. ¿Qué es el Principio de la Instancia Plural? ¿Cuál es su fundamento? El principio de la Instancia plural. pues de ese modo los ciudadanos pueden saber si están adecuadamente juzgados. El contenido del derecho a la doble instancia ha sido propuesto por el Tribunal Constitucional en Sentencia del 9 de julio de 2002 (Exp. esto quiere decir que sólo determinados funcionarios públicos tienen competencia para la investigación de los delitos. . Este principio comprende: . o en su defecto. (lex stricta). ¿A qué se denomina Principio de Legalidad Procesal? Es aquel principio procesal que señala la sujeción de la Policía Nacional. es una garantía de la administración de justicia y. Nº 1323-2002-HC/TC) como derecho que: “Garantiza a los justiciables en la substanciación de un proceso. debe existir congruencia entre lo solicitado y lo resuelto. 840. 841. uno de los principios superiores del Derecho Penal y postulado fundamental del Estado de Derecho7.Que su régimen orgánico y procesal no permite calificarle como un Juez ad hoc o excepcional. b) “no hay delito ni pena sin ley estricta”. respetando la reserva de ley de la materia. se resguarda la rectitud y permite el control sobre las decisiones judiciales. Imposibilidad de constituirlo posteriormente. nos plantea la posibilidad de recurrir a una instancia superior. pueden recurrir las resoluciones judiciales que los afecten.

en la que se indica que este comprende: El derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada. la dirección la tiene el Juez Penal. es más bien considerada la declaración como un medio de defensa. A nivel de la investigación judicial. 843. se puede definir como un derecho subjetivo. Lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial8. la dirección de toda la investigación la tendrá el MP. esto quiere decir que sólo determinados funcionarios públicos tienen competencia para la investigación de los delitos. En materia penal gobierna el principio inquisitivo. es un poder –deber de activar a la jurisdicción penal. está influenciada por el principio inquisitivo. existe la persecución privada en algunos delitos. al tratarse de una función encomendada a órgano constitucional autónomo. es decir. ¿principio carga de la prueba? Por efecto del principio de inocencia. En el nuevo CPP. ¿Qué es la acción penal? Es el poder jurídico. ¿A que se llama Independencia de criterio? Aquella capacidad autodeterminativa. 846.DERECHO PROCESAL PENAL • • • a) b) c) Permitir el control de la actividad jurisdiccional por la opinión pública y por los tribunales superiores. por el cual se pone en movimiento el aparato judicial. Hacer visible el sometimiento del Juez a la Ley. Según la normatividad nacional. No es obligación del imputado prestar declaración. • 320 • . LA ACCIÓN PENAL 847. tiene vigencia relativa. y por tanto el responsable de lograr los fines del proceso. Se relaciona con la garantía de no incriminación. 845. en Sentencia del 23 de julio de 2002 (Exp. ¿Libertad de declaración? La declaración del imputado debe ser prestada con libertad. No se admite violencia física o psicológica. ambiguas o con respuestas sugeridas. Sin embargo. el Ministerio Público tiene reservado el monopolio de la acción en el ejercicio público. motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes”. El contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales ha sido graficado por el Tribunal Constitucional. El tradicional principio de que quien alega tiene que probar. donde el Juez es el director de la prueba. VI. por lo que. puesto que el afectado acude directamente ante el órgano jurisdiccional. solicitando al órgano jurisdiccional un pronunciamiento motivado sobre una noticia criminal específica. A nivel de la investigación prejurisdiccional. para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo a un caso concreto -. la dirección la tiene el Fiscal Provincial. que todo operador del derecho debe tener. la decisión que adopte en el ejercicio de su función jurisdiccional sea propia y no tenga vinculación alguna con la orden de otro cualquiera. está prohibido el obligar al imputado a reconocer culpabilidad para si o para sus parientes. lo que se debe probar es el delito y la responsabilidad penal. Nº 1289-2000-AA/TC). pues quien acusa tiene que probar el delito (aplicable al MP). ¿Qué es el principio de dirección de la investigación? En materia de investigación de delitos rige el principio de la investigación oficial. También. desde ese enfoque. 844. tampoco preguntas capciosas.

Oficialidad. No cabe renuncia en los delitos de acción pública. que autoriza a los órganos de persecución penal que cuando están frente a delitos que no revistan esencial gravedad.. b) c) d) e) f) 849. basado en razones como la escasa lesión social. permitiéndosele por lo tanto. Oré Guardia distingue dos dimensiones: obligatoriedad extraproceso.Un vez promovida la acción sólo puede concluir con una sentencia firme condenatoria o absolutoria o con un auto que declara el sobreseimiento o no haber lugar a juicio oral o declara fundada una excepción.. su ejercicio se halla monopolizado por el Estado a través del Ministerio Público.La acción penal es única. como si sucede en los procesos iniciados por acción privada o en los casos de excepción en que se introducen criterios de oportunidad. con la excepción de los perseguibles por acción penal. 850. d) cosa juzgada. ¿Qué características tiene la acción penal privada? Son características propias de la acción penal privada. Se trata de los siguientes: a) muerte del imputado. y la obligatoriedad que resulta del imperio estatal en la aplicación de lo que resulte del proceso. ¿Se puede renunciar a la acción penal? La renuncia de la acción penal. Irrevocabilidad. promover el sobreseimiento. ¿Se puede extinguir la acción penal? Existen cuatro supuestos de extinción de la acción penal. VII.. la acción penal es renunciable. c) Esta limitada a unos cuantos delitos.Por tener carácter público. Evoca el control o monopolio por parte del estado en la aplicación de la sanción penal como un elemento indispensable del ejercicio de su ius puniendi.La ley sólo autoriza al que tiene el derechote ejercer la acción penal. No hay posibilidad de desistir o transigir. a) Publicidad. sin importar su naturaleza pública o privada o si es o no renunciable.. que obliga a los funciones. si bien en el proceso aparecen actos diversos promovidos por el titular de la acción penal. b) prescripción. Indivisibilidad. incluidos los del Ministerio Público. que por mandado legal deben promover la acción penal. el desistimiento o la transacción del ofendido. a) La libre disposición de la persona en el acto de promover la acción penal.Está dirigida a los órganos del Estado y tiene. a instancia de la parte agraviada. intransmisible.El Dr. Indisponibilidad...• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM ¿Cuáles son las características de la acción penal pública?9 848. Obligatoriedad. ¿En qué consiste el Principio de Oportunidad? Es un ordenamiento procesal. b) Por depender de la voluntad privada. puesto que está orientada a restablecer el orden social perturbado por la comisión de un delito. en su mayoría en cuanto se refiere al honor personal. sólo se admite en los delitos de acción privada y en la faltas. además implicancia social. 851. por lo tanto es un derecho indelegable. por acción popular o por noticia policial. c) amnistía. que por mandato del artículo 11 de su Ley Orgánica es el titular del ejercicio de la acción penal y actúa de oficio. como a los bienes jurídicos íntimos. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 852. la reparación del daño y la economía procesal. • 321 • .. sin embargo la acción es única y tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito.

no es procedente si el autor es funcionario público que delinquió en ejercicio de su cargo.cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado. puede dictar el auto de sobreseimiento en cual etapa del proceso. 192º). Aceptar el pedido (le comunicará de tal petición al agraviado). El Nuevo Código Procesal Penal.Mínima Gravedad del Delito (Inciso 2°): Que los delitos “insignificantes” o denominados de bagatela cuya reprochabilidad es escasa y cuando el bien jurídico se protege es de menor relevancia pudiendo ser doloso o culposo. determinando la falta de interés público de punición.. hacer una propuesta y alcanzársela a las partes. sustracción de bien propio (art. con gran posibilidad. ¿En que momentos se puede aplicar el principio de oportunidad? Los criterios del principio de oportunidad. 122º). pues el fiscal lo único que hará es tomar la iniciativa. en los delitos de lesiones (art. 205º) y libramiento indebido (art. Trae como consecuencia el archivo de la denuncia. La mínima culpabilidad del autor debe valorarse atendiendo los casos que la ley faculta disminución de pena por consideraciones personales del autor o el hecho que se investiga. hurto simple (art.2°): Es el caso del “infractor-víctima” o agente que resulta víctima del delito que cometió pudiendo ser doloso o culposo para aquellos de mediana y mínima lesividad social. b) Intraproceso: Si la acción ya ha sido ejercida. El agraviado puede interponer queja contra la resolución. c. b. Produce el archivo del proceso. administración fraudulenta (art. hurto simple de ganado (art. estafa (196º). daños simples (art. pueden aplicarse en dos momentos: extraproceso o intraproceso. obviamente reglado. Puede impugnar el Ministerio Público o la parte agraviada. El artículo 2° del Código Procesal Penal establece tres supuestos para la aplicación del Principio de Oportunidad: a. 853. establece la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios. apropiación ilícita común (art. 191º). 215). 190º). el imputado puede solicitar la aplicación del principio de oportunidad. 197º). en su artículo 2º inciso 6). hurto de uso (art.. deben de estar de acuerdo. a) Extraproceso: Si el fiscal no ha decidido todavía promover la acción penal. apropiación irregular (art. apropiación de prenda (art. no requiere reparar el daño debido a que el autor ha sufrido una afectación grave sobre sus propios bienes jurídicos o su futuro entorno familiar. se fundamenta en políticas descriminalizadoras y efectivo instrumento procesal penal. Este acuerdo procede cuando el Fiscal lo propone de mutuo propio o ha pedido del imputado o la víctima. no afecte gravemente el actuar público ni el agente sea funcionario público que genera en la comisión del hecho delictuoso en ejercicio de sus funciones. pero se requiere que la pena mínima no supere los 2 años de pena privativa de la libertad.Agente afectado por el delito (Inciso 1° art. • 322 • . las dos partes materiales del hecho. 854. como aquel mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo –archivando el proceso.. el Juez Penal a pedido del Representante del Ministerio público. 185º). ha cometido un delito. El fiscal tendrá dos opciones: Rechazar el pedido (si considera que existe interés público en la investigación) y. Para que funcione. asimismo en los delitos culposos. defraudación (art. 187º). 189º A).DERECHO PROCESAL PENAL • • • Claux Roxin define el principio de oportunidad. ¿Qué son los acuerdos reparatorios? Es el consenso que llegan las partes con la finalidad de reparar los daños causados. 198º). es decir. 193º).Mínima Culpabilidad del Agente (Inciso 3°): Está referida a la autoría o participación mínima del agente en la comisión del ilícito penal.

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM VIII. siempre que se encuentren en igual situación jurídica.Identidad del imputado . se interpone cuando la denuncia se ha interpuesto en vía distinta a la de su naturaleza. esta excepción cambia de nombre. ¿A que llamamos medios técnicos de defensa? A los mecanismos que sirven para desvirtuar u obstaculizar la acción penal ya ejercida. ¿Defina a los medios técnicos de defensa? Cuestiones previas Es un medio de defensa. se mantiene su misma figura. la impiden. Excepciones Es un derecho que se contrapone a la acción penal. b) Excepción de Naturaleza de Juicio: Tiene por finalidad la regularización del trámite procesal. cuestiones prejudiciales y las excepciones. la modifican o regularizan su trámite. No elimina la acción penal Cuestiones prejudiciales Se deduce cuando surgen cuestiones extrapenales de cuya apreciación depende determinar el carácter delictuoso del acto incriminado. el proceso penal se suspende en cuanto se resuelva lo prejudicial en vía distinta. Conocida tal decisión. la cual servirá de base a la decisión del juez pena Si se declara fundada la cuestión. 857. Para plantear esta excepción se debe tomar en consideración dos presupuesto: . ¿Qué excepciones contempla el Código de Procedimientos Penales? El Código de Procedimientos Penales.Unidad del delito • 323 • . cuando el hecho no es justiciable penalmente. Favorece a todos aquellos que se encuentren en igual situación jurídica y no sólo a quien la interpuso. Se puede aplicar a instancia de parte o de oficio. Los medios técnicos de defensa son las cuestiones previas. se proseguirá con el proceso según su estado. y se deduce cuando falta algún elemento o requisito de procedibilidad previsto en la ley. Se interpone cuando el hecho no se encuentra calificado como delito en el Código Penal o. excepción de improcedencia de acción. por el cual se invoca razones que extinguen la acción. Tales cuestiones no integran la instrucción pero requieren ser resueltas previamente en una vía diferente. sino más bien entre el proceso penal único y los procesos especiales (proceso inmediato o querellas). en su artículo 5º contempla las siguientes excepciones: a) Excepción de Naturaleza de Acción: Es la que tiende a extinguir la acción penal. MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA 855. Es el derecho de impugnar provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de la relación procesal. 856. En el Nuevo Código Procesal Penal. c) Excepción de Cosa Juzgada: Se interpone cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme nacional o extranjera. siendo que en esta nueva normatividad ya no hablamos de error en cuanto a la vía ordinaria y sumaria. En el Código procesal Penal de 2004.

DERECHO PROCESAL PENAL • • • d) e) Excepción de Amnistía: Es el olvido de ciertas clases de delitos que deja a sus autores exentos de pena. Se interponen luego de prestada la declaración instructiva del imputado y hasta antes de que el proceso se remita al despacho del Fiscal Provincial para su dictamen final. en cualquier estado del proceso. el imputado podrá interponer recurso de apelación contra la decisión judicial. La cuestión previa se puede deducir en la audiencia y sus conclusiones presentadas por escrito. Las resoluciones judiciales sobre las excepciones pueden ser objeto de apelación. Se deduce cuando por el transcurso del tiempo resulta imposible promover la acción penal o continuar tramitándola en virtud de los plazos establecidos en la ley. y formándose el incidente elevarse a la instancia superior a fin de que se mita resolución al respecto. Excepciones Pueden presentarse o deducirse por el imputado en cualquier estado del proceso. En el último caso del punto anterior. Requieren de opinión previa del Ministerio Público. previo dictamen Fiscal Superior. Se tramita en incidente aparte y se pone en conocimiento de la parte civil y con su contestación o sin ella el juez resuelve. el Tribunal las podrá resolver de inmediato o las aplazará para la sentencia. La Sala Superior se pronunciará previa opinión del Fiscal. La petición debe sustentarse en la infracción grave de le ley al omitirse un requisito ineludible. Declarada fundada la cuestión previa. La Sala la resolverá de inmediato o reservará su decisión para dictarla en la sentencia. Es de carácter general. se anulará todo lo actuado desde el auto de apertura de instrucción y se tendrá como no presentada la denuncia. La ley establece el recurso de nulidad. También pueden ser resueltas de oficio por el órgano jurisdiccional o a solicitud del Ministerio Público. ¿Cual es el trámite procedimental de los medios técnicos de defensa? Cuestiones previas Se interpone por el imputado o puede ser resuelto de oficio por el Juez Penal. se abrirá un período de prueba de 8 días. Si se deducen en la audiencia. Excepción de prescripción: La declaración de prescripción implica a todos los procesados que se encuentran en idéntica situación procesal. La prescripción es un medio de defensa que sirve para poner en cuestión la validez de la relación jurídica procesal iniciada. Se interpone ante el Juez Penal que conoce el proceso presentando el instrumento que contiene el derecho de amnistía que invoca el imputado. Se resolverá en el mismo expediente o se formará incidente según se apele de la resolución. se otorga mediante una ley emanada del Poder legislativo y tiene fundamento político. 858. No se requiere de la formación de in incidente. si hubiere hechos que probar. Cuestiones prejudiciales Puede ser interpuesto por el imputado o declarado de oficio por el juez. Si se declara Infundada. se continuará con la tramitación del proceso según su estado. Basta la resolución que la declare fundada. • 324 • . Si se plantea con posterioridad será considerado como argumento de defensa.

la interpuesta por cualquier persona que tiene conocimiento del ilícito. muchas veces la Policía conoce el evento delictivo por alguna intervención o por un medio de comunicación social. a fin de darle valor probatorio. Esta denuncia dará lugar a que la autoridad practique una investigación preliminar con el fin de confirmar la veracidad de lo denunciado e identificar a su autor o autores. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 862. ¿Cuál es el fin de la Investigación preliminar? Tiene un fin individualizador y un fin probatorio. ¿Qué es una Denuncia? Se entiende por denuncia al acto mediante el cual se pone en conocimiento de una autoridad la comisión de un hecho delictivo. el Fiscal Provincial en lo Penal calificará el resultado de la investigación para determinar si procede o no la formalización de la denuncia ante el Juzgado Penal. con la investigación científica del delito. las cuales serán útiles para su esclarecimiento. De esa manera se logra asegurar las evidencias que deja el delito. su apoderado o representante legal. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia de parte y una interpuesta por acción popular? Denuncia de parte. El primero está dirigido a identificar a la persona contra quien se ejercerá la acción penal. X. 863. Como el delito es de ejercicio público se admite la denuncia. noticia policial y en forma directa o de oficio. e incluso puede practicar intervenciones y detener en flagrancia. para poder iniciar con las investigaciones. Denuncia por acción popular. Una vez realizadas estas acciones. la primera noticia que se tiene de la comisión de un delito.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM IX. la policía elaborará un atestado policial. • 325 • . ¿En el Nuevo Código Procesal Penal como el Ministerio Público toma conocimiento de la noticia criminal? El Ministerio Público tomará conocimiento del delito: por denuncia de parte. pues aporta el llamado principio a la primera intervención. a fin de que se practique la investigación pertinente. Como se puede observar se hace una distinción entre las labores del Fiscal y de la Policía dado que. y evitar posteriores cuestionamientos sobre la legalidad de la prueba. tiene que contar con la participación del Ministerio Público. Se entiende que esta denuncia se refiere a la noticia criminis. El segundo está dirigido a recoger un acervo probatorio mínimo para determinar la existencia de un probable hecho punible. En ésta etapa. por lo cual comunicará de inmediato al Ministerio Público. Asimismo. 864. esto es. teniendo como finalidad reunir los requisitos para promover la acción penal. la realizada por el propio agraviado. 861. acción popular. que consiste en ser el primer funcionario que llega a la escena del delito. LA DENUNCIA PENAL 859. 860. ¿En qué consiste la participación policial? La participación de la policía es decisiva en la investigación de los delitos. El otro aporte fundamental lo proporciona su División de Criminalística. pero siempre bajo su dirección. cuando la policía requiera realizar una actuación probatoria importante. ¿Qué es la Investigación Preliminar? Es aquella investigación prejurisdiccional que realiza el Ministerio Público con apoyo de la policía.

conteniendo la exposición de los hechos que motivaron su intervención. elevará un informe al Fiscal. ¿Qué opciones puede tomar el Fiscal Penal Provincial? Archivar la denuncia: Por la inexistencia de suficientes elementos que acrediten la existencia de un delito. las manifestaciones recibidas. ni calificar específicamente el delito objeto de investigación. conclusiones y anexos. siendo que en el informe que elevará no podrá formular conclusiones. pues se señala que existirá flagrancia: a) Cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible. 868. que supone la presencia del autor en la escena del crimen o inmediatamente después o con los instrumentos o efectos del delito que permitan su vinculación y la intervención inmediata de la autoridad policial para impedir la continuidad de la acción delictiva y aprehender al autor. la inmediatez personal. tiene una concepción más definida sobre esta institución procesal. es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. o acaba de cometerlo. las diligencias actuadas. sea por el agraviado. quien designará al Juez Penal. le otorga a la policía la prerrogativa que después de haber intervenido en algún caso. En el atestado policial debe figurar la descripción de los hechos materia de investigación. Archivo provisional: Porque no se ha individualizado al autor o partícipe. como le da este privilegio le impone también limites. 866. las pericias que se realizaron en sus laboratorios y todo lo que crea indispensable para el esclarecimiento de los hechos. de hechos presuntamente delictivos. El Nuevo Código Procesal Penal. . pero de acuerdo a la doctrina se requiere tres presupuestos para su configuración: la inmediatez temporal que radica en el hecho de que el delito se esta cometiendo o se haya cometido instantes antes. el análisis de los hechos. las diligencias en las que actúo el Representante del Ministerio Público tendrán valor probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad. Asimismo. si no hay detenido se envía a la Mesa de Partes Única. Si el inculpado se encuentra detenido la denuncia se envía al Juez Penal de Turno Permanente. c) Cuando es encontrado dentro de las 24 horas. Ampliar investigación: El Fiscal le devuelve la investigación a la policía nacional para que individualice a los presuntos autores o partícipes. b) Cuando ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible.¿Qué se entiende por flagrancia? En el Código de Procedimientos Penales vigente no esta definido el concepto de flagrancia. ¿En el Nuevo Código Procesal Penal que documento emite la Policía. • 326 • . después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en si mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Ninguna de las conclusiones son vinculantes para el Ministerio Público. la relación de las diligencias realizadas adjuntado las actas levantadas. ¿Qué es el Atestado Policial? Es un documento oficial en el que se plasma el resultado de la averiguación y comprobación realizada por la policial.DERECHO PROCESAL PENAL • • • 865. por los jueces y tribunales (articulo 62º y 72º del Código de Procedimientos Penales) 867. Así. Formalizar la denuncia: Porque durante la investigación se ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales. o concurre una causa de extinción de la acción penal. tras culminar con las investigaciones preliminares? En el Nuevo Código Procesal Penal. o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste y. asimismo los datos personales de los inculpados y sus domicilios.

Es así que al hablar de calificación de la denuncia fiscal. la instrucción es “el conjunto de actos llevados a cabo por la autoridad o por orden de ella.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 869. 29/11/2006. es así que las declaraciones orales son vertidas al papel procurando hacerlo con fidelidad. b) Predomina la escritura: Todo lo actuado debe estar por escrito. En palabras de MANZINI. ¿En que consiste la calificación de la denuncia fiscal? Uno de los momentos más resaltantes e importantes de un proceso penal. puesto que de ella depende que una persona transite por los caminos de un proceso penal. lo cual implica que el Juez no podrá establecer dicha reserva si es que no existen elementos objetivos que lo justifiquen o si es que se establece un periodo irrazonable de reserva. Nº 8696-2005-PHC/TC. emitido por el Juez Penal después de haber realizado la calificación de la denuncia formalizada por el Fiscal. verificando el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos expresamente en el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales. ¿Qué es y como se inicia la etapa de investigación judicial? La etapa de investigación judicial o de instrucción es el inicio de un proceso penal. en cuyos supuestos si se vulneraría el debido proceso. Exp. 871. Debemos tener en cuenta la siguiente: “El objeto de la instrucción es reunir la respectiva prueba de cargo que acredite tanto la comisión de delito imputado así como la responsabilidad penal de los encausados”. En nuestro ordenamiento jurídico el juez puede disponer que una actuación se mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando considere que su conocimiento puede entorpecer el éxito de las investigaciones. primero debemos recordar que el proceso penal está compuesto por dos etapas. que se dirigen a averiguar por quién y cómo se ha cometido un determinado delito y adquirir cualquier otro elemento necesario para la comprobación de la verdad” Para ello. XI. los cuales son: Que el hecho constituya delito o que existan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de su existencia. nos referimos a ese actuar diligente que debe tener el Juez Penal. y su génesis es el auto de apertura de instrucción. Exp. Que la acción no esté prescrita o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. Nº 2758-98-Lima. La primera es la investigación judicial o instrucción y el juzgamiento judicial y el juzgamiento o juicio oral. podemos afirmar que la investigación judicial se inicia con la emisión de la resolución del juez que tiene el nombre de Auto de Apertura de Instrucción. termina cuando el juez da por concluida la investigación y pone lo actuado a disposición de las partes. Evidentemente. Entonces. • 327 • . es la calificación de la denuncia formalizada por el fiscal. esta facultad está sometida a un control de constitucionalidad bajo el canon del principio de proporcionalita. ¿Cuáles son las características de la investigación judicial? a) Reservada: Sólo los que intervienen en el proceso pueden conocer lo que ocurre en la instrucción. Que se individualice al autor y del partícipe si lo hubiere. Esta característica propia del sistema inquisitivo. LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL 870.

¿Qué son las medidas limitativas de derechos? Fueron introducidas por la Ley 27379 del 21 de diciembre de 2000. excepto en el extremo en que se impone la medida coercitiva. El delito o delitos que se imputan y el dispositivo donde se encuentran tipificados. con el fin de hacerle frente al riesgo de ineficacia en atención al peligro por la demora. mas no impugnada. Estas medidas no comprenden todos los delitos. ¿En el Nuevo Código Procesal Penal quién estará a cargo de la investigación? El Fiscal como titular de la carga de la prueba. tráfico ilícito de drogas. ¿Se puede impugnar el auto de apertura de la instrucción? Ésta resolución judicial. Indicación de la vía procesal a seguir. XIII. Nombres completos del inculpado. le corresponde al fiscal dar por concluida la primera etapa cuando haya alcanzado sus objetivos. le corresponde conducir la investigación preparatoria. la cual deberá ser interpuesta en el plazo de tres días después de haber sido notificado.. contra el Estado y defensa nacional. ¿Cuándo se expide un auto de no ha lugar a la apertura de instrucción? Resolución judicial. Las medidas coercitivas personales y reales a imponer. EL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN 872. • 328 • . 875. secuestro. Nombres completos del agraviado o agraviados. el recurso impugnatorio lo resolverá la Sala Penal. contra la administración pública. excepto en el extremo en que se impone la medida coercitiva. MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS 876. El auto de apertura debe contener: El lugar y fecha de expedición de la resolución. sino únicamente a tres ámbitos delictivos por su especial y extrema peligrosidad: Delitos cometidos por una pluralidad de agentes u organizaciones criminales. El auto de apertura de instrucción da inicio al proceso penal y tiene tres extremos: inicio del proceso.DERECHO PROCESAL PENAL • • • XII. sólo puede ser aclarada o ampliada. Las diligencias a actuarse. imputación y medidas de coerción. Del mismo modo. En ese sentido el fiscal supone de diligencias conducentes a esclarecer los hechos por sí mismo o a través de la policía. ¿Qué es el auto de apertura de instrucción? Es la resolución judicial que emite el Juez Penal. contra la humanidad. para limitar algunos derechos y así garantizar la eficacia en las averiguaciones . homicidio calificado. cuando considera que los hechos no son configurativos de delito o que la acción penal ha prescrito y tiene quince días después de recibir la formalización de la denuncia para poder emitirlo. los delitos de terrorismo. los delitos de peligro común. Fundamentos de hecho. violación de menor de catorce años. El medio impugnatorio a imponer es el de apelación. robo y robo agravado y extorsión siempre que se cometan por una pluralidad de agentes o que el agente forme parte de una organización delictiva. 873. que emite le Juez Penal. 874. asegurando las fuentes de prueba y las personas vinculadas al delito. Contra esta resolución se admite el recurso de apelación. después de haber calificado y admitido la denuncia fiscal. no puede ser impugnada. y.

inmediación y contradicción. 878. c) Que.Se realiza para alcanzar el conocimiento de los hechos. b) Impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia el investigado o del lugar que se le fije. c) La incautación. ¿Qué diferencia existe entre actos de investigación y actos de prueba? Actos de investigación . . sirven de fundamento de la sentencia. f) La exhibición o remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación y sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos.Se da en la etapa de juzgamiento. bienes y correspondencia. e) Levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria sobre las cuentas vinculadas al investigado.Requiere de la contradicción la cual constituye la condición de licitud. directo y actual. . tenga un interés personal. exista un daño material o moral verosímilmente acreditado y económicamente apreciable en dinero. sus parientes colaterales y afines dentro del segundo grado. h) Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales siempre que fuera indispensable en la investigación del hecho delictivo a fin de obtener evidencias y retener las que se hallen dentro del inmueble. libros contables. 880. Actos de prueba . LA PARTE CIVIL 879. así éstas no figuren a su nombre.No requiere de contradicción. d) El embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes que se inscribirán en los Registros Públicos cuando corresponda. publicidad. siempre que existan los motivos fundados para ello. quien ha sufrido directamente el daño criminal indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito. Están legitimados para constituirse en parte civil el agraviado. apertura e interceptación de documentos privados.Están destinados al convencimiento judicial. .Se dan en la etapa de investigación. permite proveer de fundamento a las resoluciones que se expiden dentro del proceso y que se basan en meras probabilidades. es decir.Es reservada y escrita. . • 329 • . b) Que. su cónyuge. . g) El allanamiento de inmuebles o lugares cerrados. XIV.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 877. sus ascendientes o descendientes. . ¿Cuáles son las medidas limitativas de derechos? La ley prevé las siguientes medidas: a) Detención prelimar hasta por quince días. ¿Qué requisitos se debe cumplir para constituirse en parte civil? Para que el agraviado se pueda constituir en parte o actor civil debe cumplir con ciertas condiciones: a) La acción nacida del delito lo afecte.Predomina la oralidad. sus padres o hijos adoptivos o su tutor o curador (artículo 54º del Código de Procedimientos Penales). ¿Quién es parte civil en un proceso penal? Es aquel sujeto pasivo del delito.

DERECHO PROCESAL PENAL • • •

881.

¿Cuál es la importancia de constituirse en parte civil? En el proceso penal para poder ejercer la acción civil emergente del delito tendrá que constituirse en parte civil previamente. La importancia de constituirse en actor civil, radica en que a través de este acto procesal el agraviado adquiere legitimidad para obrar en el proceso penal, en tanto persigue una reparación al daño causado por el delito.

“(…) la constitución en parte civil del agraviado sólo tiene sentido, desde una perspectiva de tutela de su derecho de participación procesal, en tanto persiga una concreta indemnización o reparación civil que sólo una sentencia firme de condena pueda estipular. Al haberse declarado judicialmente el derecho indemnizatorio, la intervención de la víctima para concretarlo en modo alguno no puede limitarse, y menos, exigirse al agraviado que con anterioridad se haya constituido en parte civil, pues ello vulneraría el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional, el cual garantiza el acceso a los tribunales a toda persona en resguardo de sus derechos e intereses legítimos. Ello tampoco obsta que el agraviado haya promovido un juicio civil en tanto no está en discusión la determinación del monto de la reparación civil sino su cobro efectivo que debe tenerse en cuenta en lo declarado y ejecutado en sede civil”. Acuerdo Plenario Nº I-2005/ESV-22

|

XV. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL
882. ¿Qué son las medidas de coerción procesal? Son medidas restrictivas al ejercicio de derechos personas o patrimoniales del imputado o de terceros, que cumplen función cautelar o de garantía. Estas medidas deben dictarse en resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional. Son de naturaleza provisional y tienen como objeto asegurar los fines del proceso penal. Víctor Cubas Villanueva, al respecto señala: “Las medidas coercitivas son medios de naturaleza provisional para asegurar los fines del proceso penal, su duración está en función del peligro procesal y para concretarlas se puede recurrir al empleo de la fuerza pública, en forma directa como en los casos de detención o en forma de apercibimiento”. Las medidas de coerción pueden ser de naturaleza personal (mandato de detención, mandato de comparecencia simple o con restricciones, la incomunicación y el impedimento de salida del país) o de naturaleza real (embargo y secuestro o incautación).

883.

¿Qué características tienen las medidas de coerción procesal? Naturaleza cautelar; porque busca garantizar que el proceso penal se desarrolle dentro del marco establecido por la ley y cumpla con sus fines. Provisionalidad; ya que no son definitivas. Instrumentales; porque sirven de herramienta para que el proceso cumpla con su fin. Coactivas; es decir, que su concreción puede implicar el empleo de la fuerza pública. Oficiales; pues trata de restaurar el orden jurídico perturbado por la comisión de un delito y la indemnización al agraviado, por ello constituyen un deber de los órganos jurisdiccionales. Urgentes; porque se adoptan cuando se aprecian circunstancias que objetivamente generan riesgos para la futura eficacia de la resolución definitiva. Por ello el procedimiento para su imposición tiene la nota de la sumariedad. Variables; es decir, son susceptibles de modificación.

• 330 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

884.

¿Qué es la detención preliminar? Según la Ley Nº 27934 modificada por el Decreto Legislativo Nº 989 publicada el 22 de julio del 2007, en los casos de urgencia y peligro en la demora, a fin de evitar perturbaciones en la investigación o la sustracción de la persecución penal, antes de iniciarse formalmente la investigación, de oficio o a pedido de la policía, el fiscal podrá solicitar al Juez Penal de Turno, dicte motivadamente y por escrito, teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, la detención preliminar, hasta por 24 horas, cuando no se da el supuesto de flagrancia. Si se tratara de los delitos perpetrados por organizaciones criminales, así como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo secuestro, extorsión y trata de personas, el Fiscal podrá solicitar la convalidación de la detención prelimar hasta por un plazo de siete días naturales, cuando no esté presente el supuesto de flagrancia o el sorprendido en flagrancia haya evitado su detención, o cuando existan razones fundadas para considerar que esta persona ha cometido estos delitos. También es posible que se disponga en flagrancia, la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días naturales, cuando se den los supuestos antes mencionados, salvo en los casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje, para cuyos casos la detención puede efectuarse por un término no mayor de 15 días naturales, conforme a lo establecido en la constitución. En estos últimos casos el fiscal puede decidir otorgar la libertad antes del vencimiento del plazo, pero sólo se hará efectiva si el Fiscal Superior absuelve la consulta dentro del plazo de 24 horas. El auto de convalidación puede ser apelable en el plazo de un día, el cual es concedido sin efecto suspensivo, las Sala Superior resolverá dentro de las 48 horas de recibido los autos.

885.

¿Arresto ciudadano? Desde el 01 de julio de 2009 está vigente el artículo 260º del nuevo Código procesal penal en todo el país, en virtud de la Ley Nº 29372 del 08 de junio de 2008. Se establece a través de esta norma que cualquier ciudadano puede detener a quien se encuentra en flagrancia delictiva, estableciendo como única garantía que el arrestado sea puesto a disposición en forma inmediata de la autoridad policial más cercana al lugar de arresto. Siendo cuestionable la autorización legal para que el ciudadano también pueda recoger evidencias del delito.

886.

La detención judicial, su cesación y duración La detención preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional, que dicta la autoridad judicial competente en contra del presunto inculpado en virtud de la cual se restringe su libertad individual ambulatoria. La duración máxima de la detención no puede durar más de nueve meses en el proceso sumario y dieciocho en el procedimiento ordinario. En los casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguida contra más de diez imputados o en agravio de igual número de personas, el plazo límite de detención se duplicará. Cuando por determinadas circunstancias se suscitaran en la investigación o el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia, se procederá a la prolongación de la detención por un plazo igual (debe entenderse como plazos legales máximos). “La detención es una medida coercitiva que solo debe ser aplicada en casos en que sea indispensable para los fines del proceso, puesto que se trata de la restricción de la libertad personal que es un bien jurídico susceptible de ser afectado siempre que se den los presupuestos legales del artículo 135° del Código Procesal Penal, nos así en caso de interpretación extensiva sobre las normas restrictivas de derechos”. Exp. Nº 843-98-A. Cabe anotar que dicha medida se dicta ante la concurrencia de los requisitos materiales previstos en el artículo 135º del Código Procesal Penal (1991), los cuales son:

• 331 •

DERECHO PROCESAL PENAL • • •

a) Prueba suficiente sobre el delito y la vinculación del presunto autor b) Pena Probable a imponer sea superior a un año de pena privativa de libertad, o que tratándose de una pluralidad de delitos que de la suma de ellos la sanción sea superior a un año, o que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al delito c) Peligro Procesal

Requisitos materiales

Si el Juez no fundamenta el mandato de detención, el imputado podrá interponer recurso de Queja. Asimismo, contra el mandato de detención procede el recurso de apelación. La Ley Nº 27226 agrega un último párrafo al artículo 135º del Código Procesal Penal, y establece que el Juez Penal de oficio podría revocar el mandato de detención, siempre que desaparezcan los presupuestos que dieron lugar a la medida.

887.

¿Qué son las requisitorias? Son las órdenes de captura dictadas por el Juez respecto a procesados con mandato de detención que desconocen la medida o que han rehuido al juzgamiento. Las requisitorias caducan cada seis meses, salvo en los casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo que no tienen plazo de caducidad.

888.

La comparecencia y sus restricciones La comparecencia es una medida cautelar personal que dicta la autoridad judicial competente en contra del presunto inculpado en virtud de la cual se encuentra condicionado al cumplimiento de determinadas medidas u obligaciones impuestas por el órgano jurisdiccional.

Comparecencia Simple

Obligación que se impone al imputado de concurrir todas las veces que sea citado por el juzgado.

Comparecencia Comparecencia con restricciones Comparecencia simple + Medidas adicionales. Obligatoria, para las personas mayores de 65 años, enfermo o incapacitado. Facultativa, porque existe riesgo de no comparecencia o entorpecimiento de la actividad probatoria.

• 332 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

XVI. LA PRUEBA
889. ¿Cuáles son los medios de búsqueda y aseguramiento de fuentes de prueba? Los medios de búsqueda y aseguramiento de fuentes de prueba, son: - Allanamiento y registro domiciliario. - La incautación. - Las intervenciones de las comunicaciones. - Las pesquisas. 890. ¿En que consiste el allanamiento y registro domiciliario? El allanamiento es una actividad ordenada por el Juez, mediante la cual los agentes de la Policía o funcionarios de la Fiscalía, puedan acceder al interior de un domicilio, inclusive usando la fuerza, pese a la oposición de sus ocupantes. El registro, es la actividad subsiguiente mediante la cual las personas autorizadas por el Juez pueden proceder a la búsqueda, localización y ocupación de los efectos o instrumentos del delito que pudieran ser hallados a la persecución y detención del presunto delincuente. 891. ¿Qué naturaleza tiene la incautación o secuestro? La incautación o secuestro es una medida coercitiva real que tiene carácter conservativo, puesto que el Juez Penal puede ordenar o recoger y conservar las pruebas materiales y vestigios del delitos, siendo reconocida dicha figura mediante el Decreto Legislativo Nº 983, el mismo que dispone que el Juez dicta la medida cuando existan suficientes indicios, aunque se encuentren dichos bienes en poder de terceras personas naturales y jurídicas, dejando a salvo su derecho, para que lo haga valer en la vía correspondiente. Es menester destacar que si se trata de bienes inscribibles; aún cuando los bienes ya no se encuentren a nombre del inculpado se deberá inscribir la medida cursándose partes a los Registros Públicos. 892. ¿A que llamamos intervenciones de las comunicaciones? Es una medida dictada por el Juez mediante resolución debidamente motivada y a solicitud del Fiscal para la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la Ley. Esta medida es prolongada por el tiempo que se necesario, pero no excederá al periodo de investigación. 893. ¿Qué son las pesquisas? Es la información o indagación que se efectúa con la finalidad de averiguar algún hecho o circunstancia, estas pueden recaer sobre el cuerpo de la persona, su intimidad, su libertad y sobre los ámbitos domiciliarios. Las pesquisas a que se refiere el Nuevo Código Procesal Penal se efectuaran sólo cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán elementos de pruebas del delito o cuando se considere que, en determinado lugar, se oculta el imputado o alguna persona prófuga. 894. ¿Qué es la incomunicación? Es una de las medidas coercitivas que revisten mayor gravedad en el proceso penal. Consiste en mantener aislado al imputado, es decir, se le priva de su derecho de mantener contacto verbal o escrito con el mundo exterior, de tener relación con terceras personas que no sean el Juez, el abogado o el funcionario encargado de su detención. La incomunicación puede ser absoluta (no tiene contacto con ninguna otra persona) y relativa (no se le impide de ejercitar los demás derechos que la ley le reconoce como imputado, tal como, ser asistido por su abogado defensor).

• 333 •

DERECHO PROCESAL PENAL • • •

895.

¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para que se pueda aplicar la incomunicación? Solo se puede disponer en casos en que resulte indispensable. x La incomunicación no impide las conferencias entre el inculpado y su abogado, el juez sin embargo las puede denegar en caso de que se encuentre en peligro la investigación. x No puede durar más de diez días. x El juez debe informar a la Sala Penal las razones que lo asistieron para incomunicar.

896.

¿Qué es el Proceso por colaboración eficaz? Se da en casos de Crimen Organizado, es un modelo de justicia negociada, ágil, transaccional y con un fuerte papel del Ministerio Público para la celebración con el colaborador de un acuerdo de beneficios y colaboración sin perjuicio del control judicial y de la expedición de la sentencia aprobatoria correspondiente. Los beneficios que les son otorgados a las personas que se acogen a este proceso se señalan en la Ley 27378, del 21 de diciembre de 2000; y estos son: la exención de la pena, la disminución de pena hasta un medio por debajo del mínimo legal, la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio, la conversión de la pena o la liberación condicional, la remisión de la pena para el colaborador que se encuentra purgando pena por otro delito, pero delimitando que no podrán acogerse a este proceso los jefes o dirigentes de las organizaciones criminales ni los altos funcionarios con prerrogativa de acusación constitucional, tampoco los agentes de los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, incluyendo a los autores mediatos así como a quienes obtuvieron beneficios como arrepentidos y reincidieron nuevamente en delito de terrorismo. El nuevo CPP continúa con este instituto y a condición de que: El imputado este o no comprendido en una investigación Tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio Público y el Imputado; no importa el momento, en todos los casos tiene que haber aprobación Judicial y la exigencia es que el colaborador haya abandonado voluntariamente el delito y admita los hechos y que este predispuesto a dar una información eficaz. No procede para todos los delitos, son en: a) Asociación ilícita para delinquir, b) Terrorismo, c) Trafico Ilícito de Drogas, d) Contra la Administración Pública peculado. Con su declaración se evita la continuidad del delito. Se trata de una persona que tenga la calidad de integrante de una organización Criminal o que actúe en concierto con pluralidad de personas. Se logre recuperar las ganancias, los bienes que se puedan. Exige que se puede dar acumulativamente o alternativamente. Informar quien financia el delito y a cambio se le puede reducir la pena por debajo del mínimo legal. Suspender la ejecución de la Pena o acogerse a beneficios penitenciarios y si esta condenado suspenderse. Se le impone ciertas reglas de conducta, como no cometer un nuevo delito doloso en 10 años.

-

897.

¿A qué se denomina agente encubierto y remesa controlada? Agente encubierto Es un procedimiento de investigación policial por la cual un agente, debidamente capacitado, en base a un plan de operaciones y con tiempos definidos tiene que penetrar en una organización o banda criminal, para lo cual tiene que ocultar su verdadera identidad y actuar en iguales condiciones que los criminales, incluso puede participar en hechos delictivos a fin de lograr los objetivos que la misión establece. Remesa controlada Es una técnica o método de actuación en la represión del tráfico ilícito de drogas. Esta consiste en dejar que envíos de drogas ilícitas salgan del territorio de uno o más países, la atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes con la finalidad de identificar a las personas, comprometiéndolas en este ilícito penal.

• 334 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

El Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, establece en su artículo 341º, el procedimiento a seguir sobre el Agente Encubierto, precisando la etapa de instrucción en que el representante del Ministerio Público puede autorizarlo, y siendo esta la diligencia Preliminar, es que pone en practica un mecanismo para que la policial pueda recabar pruebas en cualquier clase de investigación que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, y su necesidad a los fines de la investigación; del mismo modo, se puede apreciar que en el mencionado artículo se toma mayores medidas de precaución respecto al personal encubierto, así como se dispone de otras medidas importantes para el desarrollo del mismo, como es el plazo de duración de seis meses prorrogables por el Fiscal por el mismo periodo, el tramite a seguir, e incluso refiere sobre la utilización que se le puede dar en otro proceso a la información obtenida a fin de esclarecer un delito. Otra de las cosas que se puede resaltar del mencionado artículo es que se toma las precauciones debidas en casos que la información obtenida afecte derechos fundamentales, como la vida, la liberta, la intimidad etc., en cuyos casos será reservada. Respecto a la remesa controlada, el Nuevo Código procesal, no establece en un artículo distinto dicho procedimiento especial, señalando en el mismo artículo que los agentes encubiertos podrán adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos, entendiéndose que dentro de éste mismo artículo se encuentra la remesa controlada. 898. ¿Cuando termina la instrucción? La instrucción concluye por vencimiento del plazo o por que ya ha logrado concretar los fines de la instrucción. El trámite difiere según se trate de un proceso ordinario o un proceso sumario. Si es el primero da lugar al informe final del Juez Penal, previo dictamen final del Fiscal Provincial, luego de lo cual con los alegatos de defensa que se presenten, sea elevado el proceso a la Sala Penal Superior. En el caso del proceso penal sumario, concluida la instrucción, el expediente es remitido al Fiscal para que emita acusación. 899. ¿Como se conceptúa a la prueba en el proceso penal? La prueba es el conjunto de medios (dato, elemento de juicio) que sirva al Juez para llegar a conocer con certeza un hecho. En el caso de la prueba penal, es el conjunto de elementos de juicio que permiten generar convicción en el Juez sobre la existencia de delito y responsabilidad penal. Dichos medios pueden ser producidos por el Juez, o los demás sujetos procesales. 900. ¿Que es la teoría de la prueba? Es el conjunto de conocimientos que explican, conceptúan y desarrollan a la prueba como institución procesal, necesaria para lograr la convicción y fundamentar la decisión del juez. En la teoría de la prueba se desarrolla por lo general, el concepto de prueba, la naturaleza de los actos de prueba, su relación con los fines del proceso, su necesaria observancia a las garantías procesales, y todo lo demás que regule a la prueba como actividad procesal. 901. ¿Cuales son los principios relativos a la prueba? a. Principio de inocencia: Impone la obligación de no tratar como culpable al imputado durante el proceso. Este principio se destruye con la demostración plena de la culpabilidad, a través de la sentencia condenatoria firme. b. Principio de indubio pro reo: Es el principio que obliga al proceso penal a absolver al acusado, en caso que no se llegue a demostrar plenamente su culpabilidad. Dicha falta de certeza debe