RICARDO SANDOVAL LOPEZ DERECHO COMERCIAL TOMO I ACTOS DE COMERCIO NOCIÓN GENERAL DE EMPRESA INDIVIDUAL Y COLECTIVA Sección I Nociones

preliminares Párrafo I La producción y el consumo de bienes 1. Introducción. El derecho comercial es la disciplina jurídica que rige una parte de la actividad económica, el comercio y las relaciones que nacen de su ejercicio. Es preciso en consecuencia comenzar por el análisis del origen del comercio y su evolución, para continuar con la formación histórica de las normas que lo regulan y las doctrinas acerca de su fundamento. A partir del momento en que la economía cerrada, en la cual cada grupo humano satisface totalmente sus necesidades, resulta inapropiada en la organización de la sociedad, surge el fenómeno del intercambio de bienes o trueque, que si bien es cierto no puede calificarse aisladamente como actividad mercantil, no es menos cierto que constituye su origen. En efecto, si un grupo humano tiene carencia de determinados bienes, pero al mismo tiempo produce en exceso otras cosas, buscará otro grupo con el cual iniciar un trueque que permita a ambos complementarse en la satisfacción de sus respectivas necesidades. Así, de un modo embrionario, se ha manifestado una forma de división del trabajo y la formación de una economía en la cual no sólo se producirá para satisfacer necesidades grupales, sino para realizar nuevos intercambios. De esta suerte nace el comercio, mediante la ejecución de actos que consistieron primero en el simple cambio de valores reales por otros de igual naturaleza, para luego perfeccionarse mediante cambio de valores reales por representativos, cuando se inventa la moneda como medida común, dándose origen a la compraventa. Más tarde aún se logrará el cambio de valores representativos por otros de igual naturaleza, y en la actualidad los intercambios tienden a efectuarse a través de mensajes electrónicos y de anotaciones en cuentas. Párrafo II El cambio, la intermediación y el lucro 2. La noción de comercio. Además de los actos de cambio, la actividad comercial supone una interposición entre productores y consumidores. Esta intermediación no es otra cosa que el acercamiento de los bienes del productor al consumidor. Es el comerciante quien pone a disposición de los consumidores los bienes producidos; es él quien realiza los actos de intermediación, contribuyendo de esta suerte a acelerar el proceso de la producción.

El comerciante, al ejecutar su misión de intermediario entre quienes producen los bienes y quienes los necesitan para satisfacer sus necesidades, presta un servicio que normalmente debe ser retribuido mediante la obtención de una ganancia o lucro. El ánimo de lucro es, en consecuencia, un elemento de la actividad comercial, pero que por sí solo no basta para caracterizarla. Es preciso la comparecencia de la intermediación en el proceso productivo. Así, ciertas actividades profesionales suponen la persecución de bienes lucrativos, pero por no contar con el otro elemento no pueden ser consideradas como actividades mercantiles. El comercio puede definirse señalando que se trata de una actividad de intermediación entre productores y consumidores realizada con propósito lucrativo. Vale la pena tener presente que el comercio, en sentido económico, comprende solamente la circulación o distribución de las riquezas, excluyendo el proceso de la producción, en tanto que, en sentido jurídico, la actividad comercial comprende no sólo la distribución o circulación de los productos, sino también su producción misma. En este sentido, Ripert ha dicho: “El industrial en sentido jurídico del término es un comerciante”. Sin embargo, la agricultura, la actividad extractiva en general (minería), los servicios prestados por los profesionales liberales, si bien son parte de la actividad económica, no quedan comprendidos dentro de la esfera de aplicación de esta disciplina jurídica. Pero en la legislación nacional de quiebras, el deudor que ejerce una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, queda sujeto a un régimen más riguroso, en el cual resulta más fácil la declaratoria y las consecuencias de la quiebra son más vastas. 3. El tráfico mercantil moderno. La actividad mercantil de nuestros días, caracterizada por su complejidad creciente y por las exigencias derivadas del tráfico masivo, debe desarrollarse en forma eficaz y competitiva, lo que se consigue solamente adoptando una determinada forma de organización. Esta organización no es otra que la empresa. La misión del derecho regulador del tráfico mercantil moderno no sólo consiste en proporcionar la estructura para la organización jurídica de la gran empresa que asegure su adecuado funcionamiento, sino en crear toda clase de instrumentos, mecanismos e instituciones que faciliten la circulación masiva de bienes, valores y servicios. Destinado a regir fenómenos económicos más que a hacer triunfar principios de derecho natural, como lo señala Claude J. Berr, el derecho comercial se acerca al derecho económico como derecho regulador de toda la actividad económica, pero a diferencia de este último, no se ocupa preferentemente de los intereses colectivos y públicos, sino que se limita a regular las relaciones privadas que se originan en el ejercicio de la actividad mercantil. Mediante estos conceptos generales hemos proporcionado las nociones básicas de comercio y su evolución, pero como la aparición del comercio no coincide con el surgimiento del derecho que lo regula, nos ocuparemos ahora de la formación histórica de este último.

Sección II Formación histórica y noción del derecho comercial Párrafo I La formación histórica del derecho comercial 4. Nacimiento y evolución del derecho comercial. El nacimiento del derecho mercantil está íntimamente ligado a la actividad de los gremios y corporaciones de mercaderes que se organizaron en las ciudades medievales, para la mejor defensa de los intereses comunes de clase. Las corporaciones perfectamente organizadas no sólo estaban regidas por estatutos escritos que en su mayor parte recogían prácticas mercantiles tradicionales, sino que además instituyeron tribunales de mercaderes (jurisdicción consular), que resolvían las cuestiones surgidas entre los asociados administrando justicia según usos o costumbres del comercio. Ello contribuyó de modo notable tanto a la conservación de los antiguos usos como a la formación de otros nuevos y a la evolución y perfeccionamiento de las instituciones jurídico-mercantiles; y como no transcurrió mucho tiempo sin que se recogieran por escrito las decisiones de los tribunales consulares, nacieron así, merced a esa doble práctica estatutaria y jurisdiccional de las corporaciones, las primeras normas de derecho mercantil, en las que está el origen de este sistema autónomo y separado del derecho civil. 5. El Derecho Estatutario Italiano. Han contribuido eficazmente al desarrollo del derecho comercial en esa época los estatutos u ordenanzas de las propias ciudades o municipios, que recogían frecuentemente los preceptos reguladores del comercio al lado de otras muchas materias. La manifestación más acusada de ese proceso histórico medieval creador del derecho mercantil se encuentra acaso en el llamado Derecho Estatutario Italiano. Las ciudades italianas (Génova, Pisa, Florencia, Amalfi, Milán, Venecia), centros mercantiles de primer orden, pronto sintieron la necesidad de un derecho adecuado al floreciente tráfico comercial que realizaban. Mas, como esas ciudades no tenían el monopolio del comercio, el movimiento creador del derecho mercantil se extendió también a otros países. No es sólo en Italia donde surgieron las corporaciones y la jurisdicción consular. Las ciudades francesas del Mediodía (Marsella, Arles y Montpellier) principalmente, algunas flamencas (como Brujas y Amberes) y las llamadas ciudades hanseáticas alemanas (Lübeck, Hamburgo, Bremen), contribuyeron notablemente a la formación del derecho mercantil medieval. 6. El aporte de España. La aportación española ha sido igualmente muy importante. Barcelona y Valencia, especialmente, compitieron en auge comercial con las ciudades italianas y pronto tuvieron, como aquéllas, sus corporaciones o cofradías de mercaderes con jurisdicción propia. El hecho de haber producido España el famoso Libro del Consulado del Mar (redactado con toda probabilidad por los magistrados de Barcelona hacia el siglo XII), que fue la más completa colección medieval de usos marítimos y alcanzó vigencia durante varios siglos en todos los puertos, españoles o no españoles, del Mediterráneo, dice bien claramente la forma en que este país contribuyó al nacimiento y desarrollo del

Francia y España se destacan por sus intentos de legislar sobre el derecho comercial en forma orgánica. con la formación de los grandes Estados monárquicos. por consiguiente. Los antecedentes de la codificación. bajo el reinado de Luis XIV y por iniciativa de Colbert. En Francia. Noción de derecho comercial. Federico el Grande intentó insertar el derecho comercial como un capítulo del derecho territorial prusiano. Código de las Siete Partidas. El derecho comercial es una de las ramas del derecho cuyo desarrollo y evolución se está produciendo casi a la par de los progresos del mundo contemporáneo. . Por derecho comercial entendemos el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad comercial que se determina calificando de mercantiles ciertos actos u operaciones y los sujetos que se dedican a ella. En Gran Bretaña regían los usos y costumbres de los comerciantes. se encuentran numerosas disposiciones reguladoras del comercio. la organización jurídica que adoptan. En términos más amplios. En Prusia. resulta que el derecho comercial se ha ido integrando de acuerdo con las necesidades del comercio. del siglo XIII. 7. Ya en los siglos XVII y XVIII. En el Código de las Costumbres de Tortosa. con la finalidad de facilitar los intercambios comerciales y unificar la legislación mercantil existente. lo que se logra a través de las múltiples normas de carácter nacional e internacional. Ordenamiento de Alcalá. los sujetos activos del mismo. corresponde atenerse a los principios fundamentales que gobiernan cada institución. Felipe V en 1737 dio carácter de ley general a unas ordenanzas de los comerciantes de Bilbao. gracias a la agilidad con que han reaccionado los legisladores frente a los requerimientos que plantea la realidad económica. de lo cual resulta –dice Castillo– que cuando una situación determinada no está regida por preceptos expresos de la ley mercantil. lo que se logró solamente mucho después. que serán conocidas con el nombre de su autor: Ordenanzas de Colbert. En tal forma. que llegaron a constituir la legislación comercial española y que se conocen con el nombre de Ordenanzas de Bilbao. distinguiéndose perfectamente frente al derecho civil. si es que no se quiere correr los riesgos de la aplicación de otro derecho que no ha evolucionado como el derecho comercial. Las Ordenanzas de Bilbao (1737) constituyeron. y en la obra legislativa medieval: Fuero Real. por su excelencia y difusión. Párrafo II Nociones de derecho comercial y doctrinas sobre su contenido 8. se dictan dos ordenanzas. la prevalecencia de los usos y costumbres conforme a los precedentes judiciales. instrumentos de que se valen para la circulación de los bienes. admitiéndose. incorporados al common law o derecho común. como asimismo a la importante labor que a nivel internacional realizan organismos expertos en la materia.derecho mercantil. su objeto es reglamentar el comercio. una en 1673 y otra en 1681. una de las más valiosas aportaciones al acervo del derecho mercantil. En España. valores y servicios. relativas al comercio terrestre y marítimo respectivamente. las personas e instituciones que los auxilian.

en las condiciones generales y contratos tipo elaborados por las empresas interesadas en el comercio exterior. Los métodos utilizados por estos diversos organismos para el logro de su principal objetivo son variados. destaca la labor efectuada por la COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. como la Cámara de Comercio Internacional y la International Law Association y organismos de carácter intergubernamental. Junto a ella trabaja la Conferencia Permanente de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Para encauzar jurídicamente al comercio internacional se requiere de un derecho especial que lo regule. hasta el punto de ser ella uno de los factores que más han contribuido a la uniformidad que este derecho presenta en la actualidad. Esta rama jurídica se caracteriza por ser progresiva. como el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. que tiene por misión específica promover la uniformidad de este derecho. tratados y convenciones. Para la coordinación de las tareas de esos diferentes organismos se ha creado en el seno de las Naciones Unidas una comisión especial. uniforme e internacional. dedican sus mejores esfuerzos organismos internacionales de carácter privado. éste es el derecho comercial internacional. y cuando no es así. En la elaboración de normas mercantiles internacionales uniformes. Esto último le da el carácter internacional. cuya sigla en español es CNUDMI. que se proponen como modelo a los Estados de la comunidad internacional. la uniformidad se logra mediante acuerdos. Su carácter progresivo se debe a que la especulación y el espíritu del lucro que guía todas sus operaciones le dan tal movilidad para satisfacer sus necesidades. El Derecho Comercial Internacional. en armonía con los progresos experimentados. aunque es más conocida por la sigla de su denominación en inglés UNCITRAL.9. la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para el logro de esta deseada uniformidad. Ha sido el reconocimiento de este principio lo que ha permitido la formación progresiva de un derecho uniforme. La uniformidad se debe al hecho que las prácticas mercantiles se repiten y se desarrollan en forma similar en los diversos países. Características del derecho comercial. que esta rama del derecho de continuo exige reglas jurídicas nuevas. destacando: –la elaboración de leyes tipo sobre determinadas materias. nacido a impulsos de las exigencias de la práctica mercantil internacional y asentado. La afirmación progresiva de este nuevo sector uniforme del derecho comercial es un fenómeno importante que está superando la diversidad de sistemas económicos y sociales y la tradicional distinción de sistemas jurídicos. De ahí que el derecho comercial tenga una evolución siempre rápida y constante. y el Consejo para la Ayuda Económica Mutua. y que al ser adoptados . pues el comercio se desarrolla con prescindencia de las fronteras. aparte de los convenios internacionales. 10. así como en las prácticas y costumbres mercantiles. donde se ve reafirmado el principio de la autonomía de la voluntad. porque la costumbre es la primera manifestación externa de la necesidad de nuevas instituciones jurídicas adecuadas al progreso experimentado.

logran. leyes modelos y leyes uniformes internacionales. a las relaciones internacionales. –Preparar o promocionar la aprobación de nuevos convenios. por ello. adoptada por muchos países. La ley así formada puede delimitar su campo de aplicación. La labor de la CNUDMI. incluida la jurisprudencia. en su calidad de principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del Derecho Mercantil Internacional. así como la codificación y una aceptación más amplia de los términos. conveniente que se coordinase. recibió de la Asamblea General el mandato de fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional. a lo menos parcialmente. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. en colaboración. cuando correspondiese. Con su establecimiento. exclusivamente. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional fue creada por la Asamblea General en 1966. que al ser ratificada por un estado convierte en derecho interno el contenido de tal ley. El ejemplo más interesante de esta última solución lo constituye la llamada Ley Uniforme de Ginebra o Convención de Ginebra. entre ellos Chile. destinado a regir en los países que al efecto suscriban un tratado que los obligue a ponerlo en vigor dentro de su respectivo territorio. la Asamblea General reconoció las controversias y divergencias que derivan de la aplicación de las leyes de diversos Estados a asuntos relacionados con el comercio mundial. –la elaboración de un texto de ley. en materia de cheques y letras de cambio. –Fomentar una mayor participación en los convenios internacionales existentes y una aceptación más generalizada de las leyes modelos y uniformes existentes. costumbres y prácticas comerciales internacionales. con las organizaciones que ya trabajasen en esta esfera. y –la incorporación del texto de una ley a una convención internacional. –Reunir y difundir información sobre leyes nacionales y sobre la evolución jurídica moderna. –Buscar y favorecer la adopción de métodos y procedimientos que contribuyan a uniformar la interpretación y aplicación de los convenios y leyes uniformes internacionales en el campo del derecho mercantil. identidad de regímenes jurídicos. constituyendo el núcleo del derecho cambiario. 11. a fin de dotar a las Naciones Unidas de un órgano que le permitiese desempeñar una función más activa en la reducción o eliminación de los obstáculos jurídicos que entorpecían el comercio internacional. sistematizase y acelerase sustancialmente el proceso de armonización y unificación del derecho mercantil internacional y que se procurase obtener a este fin una participación más generalizada de los Estados. –Establecer y mantener una estrecha colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. disposiciones. . La Asamblea General consideró. en lo relativo al derecho mercantil internacional. para lo cual debería: –Coordinar la labor de las organizaciones que trabajan en esta esfera y estimular la colaboración entre ellas.por algunos de ellos. o puede regir tanto éstas como las que surjan en el interior del país.

todas las cuales han sido aprobadas en Conferencias Internacionales convocadas por las Naciones Unidas. La Comisión estuvo inicialmente compuesta de 29 Estados y en 1973 se amplió a 36 el número de sus miembros. cinco de Europa Oriental y nueve de Europa Occidental. y –Adoptar cualquier otra medida que pudiera considerar útil para desempeñar sus funciones. A este respecto. suscrita y ratificada por Chile. Estas son: –Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías (Nueva York. contratos y operaciones que ejecutan o celebran para llevar a cabo el tráfico de bienes. y en todas participó Chile. Chile ha participado como Estado elegido desde 1970 en adelante y en 1992 fue reelegido para un nuevo período de seis años más. nació como el derecho profesional de los comerciantes. seis son Estados de América Latina. los sujetos e instituciones que los auxilian y los actos. pasó por diversas etapas en su generación. las personas naturales o jurídicas que lo ejercen organizadas como empresa. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General por períodos de seis años. Antes de constituir una rama especial estuvo confundido con el derecho común. el Libro III de nuestro Código de Comercio se inspira en ella. el comercio. suscrita en la Conferencia de Hamburgo en 1978. Esta disciplina jurídica tiene por objeto regular un sector de la actividad económica. –Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de Crédito.–Mantenerse en contacto con otros órganos de las Naciones Unidas y con los organismos especializados que se ocupan del comercio internacional. Nueve de sus miembros son Estados de Africa. La Comisión ha elaborado hasta la fecha varias Convenciones. celebrada en Viena el año 1980. –Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacional y sobre Pagarés Internacionales. siete son Estados de Asia. de 1988. Objeto del derecho comercial. que entró en vigor en 1988. No siempre el dominio del derecho comercial estuvo determinado en esta forma. el 15 de mayo de 1992. que fue suscrita por Chile. pero aún no ha entrado en vigencia ni ha sido ratificada por nuestro país. para convertirse más tarde en el derecho de los . valores y servicios. expirando cada tres años el mandato de la mitad de los miembros de la Comisión. que entró en vigencia el 1º de noviembre de 1992. –Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Marítimo de Mercancías. aprobada por la Comisión en su 18º período de sesiones de 1985 y aprobada por resolución 40/72 de 11 de diciembre de 1985 por la Asamblea General. –Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. 12. aprobada en el 25º período de reuniones de la Comisión. –Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Su composición ha sido estructurada con miras a que sea representativa de las diversas regiones geográficas y de los principales sistemas jurídicos y económicos del mundo. aprobada por la Comisión en su 26º período de reuniones en 1992.y –Ley Modelo sobre Contratación Pública Internacional. ratificada por nuestro país. 1974).

con la aparición de las corporaciones. Estos últimos. junto con proteger a los miembros de las corporaciones. Las reglas jurídicas relativas a la actividad comercial tienen su origen muy remoto. del derecho común o derecho civil. de C. Sin embargo. Párrafo IV El derecho comercial como derecho de los comerciantes 14. Las leyes de Rodas. las relaciones nacidas del ejercicio del comercio. lo que permitía que las nuevas costumbres o prácticas comerciales se incorporaran con rapidez al campo del derecho escrito. El derecho comercial. Fue la jurisdicción . llegando a ser en nuestros días un conjunto de normas que rigen la empresa comercial y los empresarios individuales o colectivos de comercio. de origen fenicio. Era el derecho creado por los propios comerciantes para decidir las diferencias surgidas entre ellos en razón de la actividad profesional que realizaban. que requerían de formas propias. los cónsules. que alcanzaron un desarrollo jurídico notable. que contiene disposiciones sobre el contrato de depósito. año 2000 a. Concepción subjetiva. bolsas de comercio. etc. organizaban los mercados y ferias y administraban la justicia entre los comerciantes. por el derecho común. no consideraron el comercio como un derecho especial. Las más antiguas aparecen en el Código de Hammurabi. que constituía su principal reglamentación. mutuo. es decir. de origen babilónico-persa. base del actual sistema de derecho romanista imperante en Europa y Latinoamérica. los romanos. El derecho comercial surge como una rama independiente cuando se hizo imposible reglamentar. asociaciones de comerciantes. fueron adoptadas por los romanos sobre todo en lo relativo al derecho marítimo. bancos. Nació el derecho comercial con un doble carácter: consuetudinario y profesional. en un comienzo. Los comerciantes se organizaban formando asociaciones profesionales y corporaciones. Estas últimas estaban facultadas para redactar sus propios estatutos. navegación interior. A partir del siglo XI.actos de comercio. la sucesión. forma parte del derecho que se ocupa de reglamentar las grandes instituciones de las relaciones privadas de los hombres. la propiedad. y la costumbre mercantil pasa a ser norma jurídica gracias a su observancia por las corporaciones y a su sanción por los cónsules. Las diferencias que se producían entre los miembros de las corporaciones comerciales eran dirimidas por una justicia especializada en esta materia. Párrafo III El derecho comercial confundido con el derecho común 13. el derecho comercial comienza a destacarse con caracteres propios. los contratos. como letras de cambio.. comisión. como la familia. Análisis. Quedó comprendido o confundido dentro del derecho común jus gentium y en ninguna parte se distingue la actividad comercial de la actividad civil.

quiebras. Florencia y Milán. por lo que de aplicarse a la actividad comercial habría constituido una traba fatal para su desarrollo. cuando el Estado quiso dar un gran impulso al comercio nacional e internacional. como los de las ciudades comerciales italianas: Génova. derecho de los comerciantes. sociedades comerciales. tal apreciación es de orden político y. comercio marítimo. Los comerciantes están hoy en día registrados y clasificados. Sin embargo. Venecia. Los estatutos que los magistrados juraban respetar al asumir sus cargos. se formó al margen del derecho civil a partir del instante en que éste llegó a ser demasiado complejo. en que comienza la codificación mercantil bajo la influencia de los principios proclamados por la Revolución Francesa. en desprecio de la igualdad civil proclamada por la Revolución Francesa. Esta doctrina es de una nitidez y de una simplicidad notables. no puede ser sino por la calidad de sus autores. corresponde a una época del pasado en la cual la sociedad estaba dividida en clases y categorías profesionales. Es ésta la razón por la cual el derecho comercial alemán ha vuelto a la concepción subjetiva. sometiéndose en dicha explotación a las reglas del derecho comercial. . a juicio de los autores. no hay ninguna duda sobre el ejercicio de esta profesión o actividad. el derecho comercial sigue siendo. derecho de los comerciantes. el alcance de la aplicación de las reglas legales está determinado por la calidad de comerciante. algunos de los cuales fueron muy interesantes. Salvo en los casos en que el comercio se ejerce en forma clandestina. en algunos países.consular la que contribuyó en mayor medida a la autonomía del derecho comercial. las colecciones de fallos o sentencias consulares están en la base de las instituciones jurídico-comerciales conocidas en la actualidad: registro o matrícula de comerciantes. De acuerdo con esta concepción. letra de cambio. dándoles los medios jurídicos aptos para su actividad creadora. Pero a pesar de la supresión de las corporaciones y de la proclamación del principio de la igualdad civil. Las personas que se dedican al comercio deben observar determinadas obligaciones. seguro. sometidas a una jurisdicción especial. pesado y formalista. Posteriormente se agregaron a los estatutos de las corporaciones los estatutos de los municipios. La mayoría de los actos que realizan los comerciantes –apunta Ripert– son exactamente los mismos que se ejecutan en la vida civil. Los estatutos tomaron más tarde el carácter objetivo de disposiciones de orden general investidas de fuerza obligatoria. están expuestas al rigor de la quiebra y. El doble carácter consuetudinario y profesional del derecho comercial perdura hasta principios del siglo XIX. un derecho profesional. Fundamentos actuales de la noción subjetiva en los derechos contemporáneos. 15. Cada comerciante posee un establecimiento mercantil y lo explota abiertamente. El derecho comercial. en cierta medida. va contra la realidad social y económica. Se ha dicho y escrito reiteradamente que la concepción subjetiva del derecho comercial. etc. si ellos tienen el carácter de actos de comercio. confiando en la habilidad y en la energía de los profesionales.

como si su persona y los actos o hechos que a ella se ligan estuvieran estrechamente unidos. Tal presunción de mercantilidad se aplica a todos los actos del comerciante. haciendo triunfar un sistema objetivo fundado en el acto de comercio definido en sí mismo con independencia de la persona que lo ejecutaba. contratos. 16. siempre que sean ejecutados por ellos en el ejercicio de su comercio y en la explotación de su empresa. sino también todos los hechos de éste susceptibles de producir efectos jurídicos. han vivido durante largo tiempo bajo un régimen de derecho único. La noción de acto empleada por el legislador alemán recubre no sólo acto jurídico. su autor quede sometido a la jurisdicción consular. contratos y cuasicontratos. El Código de Comercio alemán de 1861 había roto con la concepción subjetiva del antiguo derecho comercial. Estos términos tienen también un alcance bastante amplio: “se trata de la actividad del comerciante tendiente al desarrollo de su empresa”. Es más. Admitiendo que el verdadero comercio es el resultado de la actividad continua de comerciantes profesionales. por ser un derecho nacido del precedente judicial y la costumbre. Pero cuando Alemania llega a ser una nación económicamente poderosa. el Código de Comercio de 1897 vuelve a la concepción subjetiva del derecho comercial. En primer término. En segundo lugar. delitos y cuasidelitos civiles. el artículo 344 del Código de Comercio alemán contiene una presunción de mercantilidad que facilita el funcionamiento del sistema. De conformidad con dicho precepto. en consecuencia. el common law. El mantenimiento de la concepción subjetiva en el derecho alemán. como por ejemplo la culpa cuasidelictual o la simple falta de diligencia. los países anglosajones. el acto debe ser ejecutado por un comerciante. Este precepto presume que todo acto ejecutado por un comerciante lo es con la mira de explotar su negocio. que rige tanto la actividad de los comerciantes como la de los no comerciantes. como asimismo las obligaciones generadas de una declaración unilateral de voluntad (ej. el inciso 2º del mismo artículo 344 establece una presunción de derecho respecto del reconocimiento de deuda y de la fianza dada por un comerciante. el acto debe ejecutarse por el comerciante con la mira (zum) de explotar su empresa comercial. que no obstaculiza la vida de los negocios ni el desarrollo del comercio por los profesionales. . Pero. que debe demostrar que el acto litigioso ejecutado por el comerciante tiene un carácter estrictamente privado y que ningún vínculo lo une con la actividad mercantil de su adversario. Desde luego que se admite una prueba en contra de tal presunción. deben concurrir dos requisitos para que el acto sea calificado de mercantil y para que. además. operaciones bilaterales concluidas por el comerciante. El artículo 343 del Código de Comercio alemán dispone: “Se reputan actos de comercio todas las operaciones concluidas por un comerciante para la explotación de su empresa comercial” (zum Betriebe seines Handelsgewerbes). el legislador alemán sólo considera acto de comercio los actos de los comerciantes.Por su parte. que se consideran siempre como actos de comercio. bilaterales y unilaterales. pero el peso de la prueba se traslada a la contraparte.: una oferta de venta permanente retirada bruscamente). Inglaterra en particular.

en manos de profesionales. nuestra disciplina jurídica debe reforzar la severidad de ciertas reglas jurídicas aplicables a los comerciantes: la quiebra. por tanto. considerada como una parte de la suma de las actividades lucrativas que engendran la riqueza de una nación”. ciertas personas que no son comerciantes se valen de determinadas operaciones mercantiles. que facilita el desarrollo o la multiplicación de las operaciones comerciales. Ahora bien. etc. no todos los actos de los comerciantes se refieren a la actividad mercantil. En segundo lugar. la vuelta a la concepción subjetiva no se producirá. sino cuando ella sea replanteada o ampliada considerando el elemento empresa como fundamento armónico del derecho comercial con la economía del futuro. los que adquieren este carácter en razón de la persona del comerciante que los ejecuta o celebra.En consecuencia. La actividad de los comerciantes puede entonces someterse a un “derecho funcional. Los comerciantes trabajan en descubierto. sobre todo porque deja subsistir una doble dificultad. 17. la realización simplificada de la prenda industrial. Manifestaciones de la concepción subjetiva. En contrapartida. . De esta suerte. tal determinación no se ha concretado en el texto de las leyes y sólo puede hacerse referencia a usos indeterminados. que sus banqueros les concedan crédito. El derecho comercial debe adaptarse a las necesidades de la actividad comercial ejercida por profesionales. inversamente. con una finalidad y fundamentos comunes. Con todo. Es precisamente esta severidad lo que da confianza a los proveedores y a los banqueros para acordar créditos a los comerciantes. razón por la cual requieren. El derecho comercial debe. perfectamente bien adaptado a las necesidades de su profesión. tanto más cuanto que la vida de los negocios. en su defecto. el sistema alemán se mantiene cercano al espíritu del antiguo derecho comercial. Todo acto ejecutado por un comerciante en el ejercicio o con ocasión de su comercio se reputa acto mercantil. Prácticamente no se presentan dificultades para determinar la noción de acto de comercio. una clasificación legal de las profesiones. no es posible dejar de analizar la naturaleza y la forma de los actos y esto destruye la unidad de la doctrina subjetiva. crear los mecanismos jurídicos que le permitan obtener fácilmente el crédito necesario para su actividad profesional. y a este título queda sometido a la jurisdicción consular. los intereses moratorios. En primer término. Es necesario que así sea. para que ella pueda aplicarse es necesario que exista una determinación de las profesiones comerciales o. por lo menos en los países que tomaron como modelo el sistema francés. que atiende a la persona fundamentalmente. y es la crítica más dura. La noción subjetiva es objeto de críticas por la doctrina. reposa en el fortalecimiento del crédito. e. en consecuencia.

Concepción objetiva. en Francia. A la ideología revolucionaria que preconizaba la igualdad ante la ley. tomaron como modelo el Código de Comercio francés de 1807. La mística igualitaria del sistema objetivo no estuvo en armonía sino con las aspiraciones de una parte de la sociedad dotada de patrimonio suficiente para especular y por ende para enriquecerse. Ella se extiende por todos los países que. En el plano político. que habría de servir de fundamento al nuevo derecho de corte liberal. La especulación es la base de esta noción del derecho comercial y fue combatida tanto como lo fueron el liberalismo económico y las concepciones jurídicas que son la expresión de este espíritu y de esta finalidad. tampoco se pudo ofrecer una noción del derecho comercial como disciplina reguladora de esos actos mercantiles. 19. y Populorum Progressio. de 1891. El autor más representativo de esta noción es Pardessus. da una interpretación audaz del artículo 632 del Código de Comercio francés. con independencia de la condición o profesión del sujeto que los realiza”. La Revolución Francesa proclamó la libertad de ejercicio del comercio y terminó con el monopolio de los gremios y corporaciones.Párrafo V El derecho comercial como aquel que rige los actos de comercio 18. por lo que el interés en el sistema objetivo se debilita. La libertad de comercio sólo benefició a ellos.” Sin embargo. al codificar sus leyes mercantiles. para intentar ofrecer la imagen de un derecho regulador de los “actos de comercio objetivos. cuya naturaleza íntima se desconocía. pero lamentablemente se equivocó respecto a las facultades de éste. el cual en su Curso de Derecho Comercial. mercantiles en sí. una leve ojeada al panorama económico de la actualidad nos muestra a la actividad comercial dominada en sus diferentes campos por la empresa y el empresario. por lo que el Código de Comercio francés de 1807 debilita la tradicional fisonomía profesional del derecho comercial. Al no encontrar un concepto unitario del acto de comercio del sentido objetivo. Manifestaciones jurídicas de la concepción objetiva. Por esta razón se produce más tarde un retorno a la concepción subjetiva profesional del derecho comercial. Ello explica también el hecho de que la doctrina de los autores se lanzase afanosa a buscar el concepto de acto de comercio. que nace como reacción contra la noción subjetiva o profesional del mismo derecho. “Hoy día asistimos a un verdadero renacimiento del derecho profesional. tanto por la doctrina socialista como por la Iglesia Católica en las encíclicas Rerum Novarum. publicado en 1814 y reeditado hasta 1846. de 28 de marzo de 1967. La mayoría de los individuos no podían realizar actos de comercio por falta de medios financieros. El comercio ha sido siempre una actividad profesional y el derecho comercial nació para ordenar esa actividad. le repugnaba el mantenimiento de un derecho de clase (derecho de los comerciantes). Es ésta la concepción objetiva del derecho comercial. no puede criticarse al legislador revolucionario francés que creyó en el hombre y que quiso procurarle bienes materiales para lograr el progreso moral. Pero la búsqueda resulta un tanto infructuosa por la dificultad casi insuperable de determinar la esencia del acto de comercio. que no respondió a la confianza depositada en él. individual y social. que .

Dentro de la tendencia de quienes conceptúan así al derecho comercial. la jurisdicción debía conocer tanto las controversias entre comerciantes (competencia personal) como los litigios derivados de la ejecución de los actos de comercio objetivos realizados por los comerciantes o por los no comerciantes (competencia real). que modificó el artículo 91 del Código de Comercio francés. adquiere sin más el carácter de acto comercial y con ello se dispone de un criterio para determinar el dominio de aplicación de esta disciplina jurídica. para algunos autores el derecho comercial “es aquel que regula y ordena la actividad económica constitutiva de empresa” y el derecho ordenador de la organización y de la actividad profesional de los empresarios. teniendo en cuenta los supuestos concretos de la realidad actual. La doctrina elaborada por Pardessus fue más tarde seguida por Delamarre y Le Poitvin. esencialmente contractuales. como lo quisieron los autores del Código de Comercio. Regula entonces los actos que integran la actividad profesional del empresario. se remite al desarrollo hecho al principio. Concebido el derecho comercial como el conjunto de normas que rigen la actividad de la empresa. destacando que tal sería sólo real y no personal y real a la vez. El fundamento de la competencia de los tribunales consulares estaría en la enumeración de los actos que se reputan de comercio en el artículo 632. Renault. el tráfico organizado en empresas. no por ello deja de ser un derecho regulador de los actos de comercio. Thaller y Percerou. cuando se refiere a la competencia de los tribunales de comercio. sea por un comerciante o por un no comerciante. las reglas probatorias del derecho comercial se aplican a la prenda constituida por acto de comercio. porque los actos . Cuando un acto pertenece a la categoría de la actividad empresarial. que a su turno tuvieron como discípulos a Lyon-Caen. van encadenadas unas a otras y para lograr efectuar esas “operaciones masivas” es menester desarrollar una actividad continua y permanente. y para desplegar esa actividad se requiere una organización adecuada: la empresa. De acuerdo con el Código de Comercio francés de 1807. y al final. no ocasional ni aislada o eventual. Por eso. En nuestros días las operaciones comerciales se realizan “en serie”. un autor italiano dice que “es el derecho de la economía organizada” y que “la empresa es la persona económica que el derecho comercial regula”.enumera los actos de comercio considerados por él como “los únicos objetos de la legislación comercial”. Los conceptos de empresa y de empresario se han convertido en nociones básicas o centrales del derecho comercial contemporáneo. vigente en la actualidad. Se critica esta concepción diciendo que las actividades ocasionales quedarían excluidas y que no se trataría del derecho de la empresa. La legislación francesa consagra la concepción objetiva del derecho comercial en la ley de 23 de mayo de 1863. Concepción moderna. relativa a la prenda. De acuerdo con esta ley. Los actos de comercio los ubica al comienzo de su texto. lo que no corresponde a la realidad. Párrafo VI El derecho comercial como rama jurídica que regula la empresa 20. sino del derecho de determinadas empresas.

sostener la lucha con sus competidoras. al mismo tiempo. La noción de empresa en el derecho comparado. que reviste la forma de sociedad comercial. el fondo de comercio se convierte en un simple elemento de la unidad económica. sino sobre todo de la organización material que pueda ponerse en marcha para emprenderla. pero. en cierta medida. El revestimiento jurídico de la empresa sería el establecimiento de comercio. en un estado más avanzado. La noción de empresa lanzada por Vivante como fundamento del derecho comercial moderno es seguida en Francia por Escarra. El acto de comercio no es sino un acto ejecutado por la empresa comercial considerada como la célula económica de la actividad comercial engendrada por la economía moderna. la noción de empresa constituye un fundamento adaptado al derecho comercial para armonizarlo con la realidad económica actual. por la otra. sino de la eficacia y de la rentabilidad de la organización formada con la empresa comercial. abundantes capitales para adquirir las mercaderías. El criterio ideado por Vivante se afirma con las reflexiones de Escarra. a la vez. por una parte. todos los elementos constitutivos de la empresa comercial. y. Tal satisfacción no puede procurarse sino cuando la empresa está bien adaptada a las condiciones del mercado y puede. . cuya fidelidad no puede esperarse sino a cambio de satisfacer sus necesidades. Para los comercialistas franceses se trata de otra forma de “subjetivizar” el derecho comercial y que reposa. para quien la vida de los negocios depende esencialmente de la actividad de “especialistas” que se dedican al comercio en forma principal. 21. ejerciendo la profesión comercial. el jurista italiano Vivante considera que la profesión comercial es un marco demasiado estrecho. personal calificado. La conservación de la clientela exige locales apropiados. La empresa se encuentra sumida en el medio económico donde la competencia modifica constantemente las relaciones con la clientela. a quien le corresponde el mérito de haber puesto el acento. la noción de empresa comercial debe reemplazarlo para poner el derecho en armonía con la nueva realidad económica. a diferencia de Ripert. lo que admite igualmente Ripert. en el centro de la actividad comercial e industrial. El jusmercantilista italiano estima con razón que la eficacia de una actividad comercial no depende solamente del hecho de que el individuo se encuentre ubicado dentro del marco institucional de una profesión comercial. quien considera que éste debe ser modificado en su fundamento para llegar a ser específicamente el derecho de las empresas comerciales. sobre el cambio de métodos y de espíritu de quienes se consagran a la vida de los negocios. El beneficio no se trata de obtener únicamente de la pura y simple especulación involucrada en el acto de comprar mercaderías para venderlas. Pero. La empresa que reúne estas exigencias se convierte en el centro de atracción y conservación de la clientela y.aislados no relacionados con empresa alguna quedan también dentro del dominio de la ley mercantil. renovación de stocks. Con todo. sobre las nuevas formas de la actividad comercial cuya rentabilidad exige la puesta en marcha de medios materiales considerables. en las observaciones hechas por Ripert.

como conjunto de reglas que regulan la actividad constitutiva de empresa. se postula que es preferible ir lisa y llanamente a la formulación de un derecho de la empresa. La tendencia que estamos señalando comporta el desaparecimiento del derecho comercial. Párrafo VII El derecho de la empresa 22. que pasarían a integrarse al derecho de la empresa. sujeto o célula viva de la actividad económica de nuestros días. sólo comienza a tener consagración legislativa. organización y funcionamiento de la empresa como entidad. de mantenimiento. de derecho civil (responsabilidad extracontractual) y. naturalmente. y la legislación de los países desarrollados la toma en cuenta. estimando que los primeros son empresarios que no sólo proveen a los consumidores. se advierte que para una adecuada reglamentación del mismo se requiere de normas jurídicas pertenecientes a las diferentes disciplinas conocidas. etc. en gran parte. que están dispensados de matrícula (vendedores temporales. que divide a los comerciantes en dos categorías: los que disponen de una organización material suficiente para mantener relaciones permanentes con la clientela. estudiado el fenómeno empresa en su conjunto. que vendría a quedar comprendido.). por tratarse de una disciplina jurídica que se ocupa de reglamentar fenómenos económicos y que debe adaptarse a los requerimientos que estos últimos plantean a los juristas para que se les encauce dentro de los marcos del derecho. Si bien es cierto que en el plano del derecho . Aun cuando la noción del derecho mercantil. de derecho comercial (organización jurídica y actos y contratos celebrados por la empresa). normas sanitarias. La evolución del derecho comercial demuestra que su fundamento es cambiante. etc. sino que además prestan servicios. de colocación de personal temporal. y los otros cuya actividad comercial es reducida y esporádica. de derecho tributario (aspecto impositivo). como conjunto totalizador de normas que regulen el nacimiento. En efecto. de derecho penal (sanción de delitos cometidos con ocasión de la actividad empresarial). carentes de medios suficientes. por el contenido de la nueva rama jurídica. Tendencia actual.Por tal razón la noción de empresa tiende a dominar la vida económica. Al ser así. en tanto que la jurisprudencia se refiere a ella como un criterio de distinción entre el comerciante y el no comerciante. Implicaría también cercenar de las otras disciplinas mencionadas los aspectos que hemos indicado. vendedores a domicilio). Esta concepción que expresa una realidad de la vida económica fue considerada desde hace tiempo por el derecho alemán. puede decirse en doctrina que ya se encuentra superada por quienes postulan la creación de un derecho de la empresa. porque en él se comprenden aspectos de derecho laboral (relaciones de la empresa con su personal). de derecho administrativo (concesiones. de instalación de industrias. como es el caso de las empresas de limpieza. que están obligados a matricularse en un registro de comercio (comerciantes principales). tendencia de la cual no es completamente ajeno el derecho chileno.

Después de la independencia surgen algunas leyes mercantiles nacionales. Sabemos que esta idea de crear un derecho para la empresa demora en plasmar legislativamente en nuestro medio. . el Código de Comercio francés de 1807 y el Código de Comercio español de 1829. que introdujo algunas modificaciones. al declarar mercantiles por la forma a las sociedades anónimas. sobre todo si se tiene en cuenta que nos hemos quedado en la etapa del derecho comercial como regulador de los actos objetivos de comercio. particularmente en Francia. que ya han instituido un Doctorado en Derecho de la Empresa. pero no podemos desconocer algunos avances en este sentido. destinado a entregar al jurista los conocimientos suficientes para actuar como jurista o consultor de empresa. en el que se sistematizaron las reglas que sancionan la conducta de quienes administran empresas. existe un derecho penal de la empresa. Las fuentes de inspiración de la legislación chilena mercantil son. que contienen disposiciones relativas a la policía marítima. Existen además numerosas asociaciones o agrupaciones de juristas de empresa que han recibido formación superior para desempeñarse en ella. La tarea de formular y sistematizar los contenidos del nuevo derecho de la empresa es de suyo compleja. haciéndolas responsables de delitos tipo cometidos en el ejercicio de esas funciones y de las consecuencias patrimoniales de la quiebra o de la liquidación judicial de ellas.046. que en Europa. como la definición de empresa que se contiene en el nuevo Código del Trabajo. Al término de esta labor se nombró una Comisión Revisora. Fuentes legales. particularmente en Francia. entre las cuales destacan las llamadas Leyes Marianas. si se tiene en cuenta el objetivo totalizador que en él se pretende alcanzar.positivo son lentos los avances para acoger esta nueva doctrina. especialmente la Ordenanza de Bilbao. no del todo felices. Puede decirse. Más tarde se intentó adoptar el Código español de 1829. y en el plano penal. Párrafo VIII El derecho comercial en Chile 23. Sin embargo. por esa vía. Antes de la emancipación política y durante una buena parte de la vida republicana. insistimos que en el plano académico esto está prácticamente funcionando en Europa y en el orden legislativo los avances se advierten claramente en materia de derecho sobre sociedades. sin duda. como técnica jurídica de organización de la empresa. en el campo académico. aunque se dediquen a objetos civiles. rigió en nuestro país la legislación comercial española. sin incurrir en afirmaciones temerarias. don Gabriel Ocampo. También conviene recordar que la Ley Nº 18. se abre la puerta a la noción de empresa. residente en el país. Fue así como en la administración Bulnes se encomendó la redacción de un Código de Comercio a un jurista argentino. quien elaboró un proyecto después de siete años de trabajo. sin que la iniciativa llegara a concretarse. está reconociendo que este tipo societario es la estructura jurídica de la gran empresa comercial y. son numerosas las Facultades de Derecho. no es menos verdadero que.

de 22 de octubre de 1981. y determinar cuáles son los actos de comercio.046 y 18. Tiene . su objeto.092. el Código francés. Con posterioridad al Código de Comercio de 1867. sobre Sociedades Anónimas. de 13 de noviembre de 1982. ante la dificultad de promulgar un nuevo Código de Comercio y frente a la necesidad de adecuar algunas materias contenidas en él a los requerimientos que plantea la actividad mercantil de nuestros días. sobre Mercado de Valores. publicada en el Diario Oficial de 11 de enero de 1988. lo que constituye otro aspecto innovador del Código chileno. relativas a las sociedades de este tipo. Decreto con Fuerza de Ley Nº 251. coordinado y sistematizado de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.287. y se le reemplazó por el actual Libro III. conviene precisar que la institución de la quiebra sigue regulándose fuera del Código de Comercio. 24. aun cuando su modelo. de 1931. que fija el texto refundido. En fin. en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 251. se ha dictado una gran variedad de leyes que regulan la materia mercantil. “De la Navegación y el Comercio Marítimos”. Es muy importante.918. y en el Código Civil.702. Para un autor nacional. por cuanto éste se refiere a los actos de comercio. sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada. de 23 y 29 de febrero de 1928. Decreto con Fuerza de Ley Nº 252. “es superior en el método al Código de Comercio francés. dentro de las cuales podemos citar las siguientes: Ley Nº 3. de 14 de enero de 1982. de 14 de marzo de 1923. inspirado en las enseñanzas de Delamarre y Le Poitvin. por haber sido derogado respecto de las sociedades anónimas y bolsa de comercio por las leyes Nos 18.045. porque se refiere a materias que dominan todo el Código de Comercio.680. sobre Compraventa de Cosas Muebles a Plazo. se han dictado leyes comerciales especiales que ya no forman parte de este cuerpo legal.El Código de Comercio chileno comenzó a regir desde el 1º de enero de 1867. Ley Nº 4. de 28 de octubre de 1982. que modifica la Ley de Quiebras y fija su nuevo texto. de 22 de mayo de 1931. Ley Nº 4. Así ocurre con la Ley Nº 18. Nuestro Código ha seguido un plan muy lógico. se sustituyó el Libro III del Código de Comercio. Vale la pena destacar que en los últimos tiempos. sobre Compañías de Seguros. de 7 de octubre de 1982. Otro tanto sucede con la Ley Nº 18. de 6 de diciembre de 1929. Tiene el mérito de haber reglamentado por primera vez en el mundo el contrato de cuenta corriente mercantil. “Del Comercio Marítimo”. de 4 de abril de 1960. sólo de manera incidental al tratar de la jurisdicción comercial”. y Decreto con Fuerza de Ley Nº 707. que deroga las normas contenidas en el Código de Comercio. elemento sobre el cual construye toda la concepción del derecho comercial. en virtud de la Ley Nº 18. Mediante la Ley Nº 18. sobre Prenda de Valores Mobiliarios en favor de los Bancos. sobre Ley General de Bancos. consta de un Título Preliminar. de 22 de octubre de 1981. ambas de 22 de octubre de 1981. El contrato de seguro terrestre fue también reglamentado. que tiene seis artículos.175. En primer lugar.045.046. Tiene un doble objeto: establecer la base misma del derecho comercial. cuyo reglamento actual es el Decreto Supremo de Hacienda Nº 587. Lo mismo acontece con la Ley Nº 18. sólo trataba del seguro marítimo. La estructura del Código de Comercio. sobre Nuevas Normas de Letra de Cambio y Pagaré.

b) Segunda parte: El Código de Comercio rige “…las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales…” Esta es la parte que justifica la existencia del artículo 1º. pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto”. según su contenido. Para analizar el artículo 1º del Código de Comercio. porque el derecho comercial chileno es real y objetivo. 1º a 95). “El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles. Las obligaciones que nacen de las operaciones mercantiles son siempre mercantiles. Libro II: “De los Contratos y Obligaciones Mercantiles en General” (arts. quedando excluidas de sus normas las obligaciones de los no comerciantes que se refieran a actos mercantiles. 25. como veremos al analizarlo. derogado y sustituido por la Ley Nº 18. Desgraciadamente la norma es . rige los actos de comercio por su naturaleza y con exclusión de la persona que los ejecuta. hay en este precepto una idea que. parece que el objeto del artículo 1º fue dar una idea de las materias de que trata el Código de Comercio. Análisis del artículo 1º del Código de Comercio. Sin embargo. que enumeraba los actos de comercio. a) Primera parte: “El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles…” Esta primera parte de la disposición citada es redundante e induce a error. 823 a 1250). es de vital importancia. Esto no es verdad. En el Proyecto del Código de Comercio actual el artículo 1º estaba ubicado a continuación del artículo 8º. Está mal ubicada y al parecer no tenía razón de existir. las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. que enumera los actos de comercio.175. Al emplear la palabra “rige” está indicando “objeto” del Código. y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles. y Libro IV: “De las Quiebras”. y el entonces artículo 9º pasó a ser el primero de la codificación mercantil. En segundo término. Libro III: “De la Navegación y el Comercio Marítimos” (arts. El texto del mismo Código esté dividido en cuatro Libros: Libro I: “De los Comerciantes y de los Agentes del Comercio” (arts. induce a error porque parece dar a entender que sólo rige los actos de los comerciantes. lo dividiremos en tres partes. Durante la discusión del Proyecto se cambió la ubicación del artículo 8º. Sin embargo. pasando a ser el actual artículo 3º del Código. Aquí encontramos el fundamento de la teoría de lo accesorio. El artículo 8º del Código comprueba lo dicho anteriormente al expresar: “No es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio. además de señalar su alcance. el legislador no fue afortunado al redactarlo y presenta varias inexactitudes y deficiencias.” La disposición del artículo 1º del Código de Comercio es curiosa.también por finalidad señalar sus fuentes. Por su ubicación y por la forma de su redacción. 96 a 822). los principios que deben aplicarse en materia mercantil. Es evidente la contradicción entre este precepto y la primera parte del artículo 1º del Código de Comercio. extraña para ser la primera de este cuerpo legal.

El artículo 1º. la garantía. en su caso. se convierte en acto de comercio por aplicación del principio de lo accesorio. si un comerciante compra alfombras. equipos de luces y sonido para engalanar su establecimiento. DE INVESTIGACION Y CASOS PRACTICOS 1) El desarrollo de la actividad comercial en Chile y su influencia en la formación del derecho comercial. comerciante o no comerciante. la adquisición de estas cosas muebles. segunda parte. porque se refiere a obligaciones accesorias contraídas por personas no comerciantes para afianzar obligaciones mercantiles. del Código de Comercio. en el sentido que el aforismo tiene en el derecho civil. en el sentido que todo aquello que auxilia. si una persona. del Código de Comercio.insuficiente. cuyo origen emana del enunciado del artículo 3º del Código de Comercio. En verdad. profesión o acto principal civil o comercial adquiere. 6) Relaciones del derecho comercial con el derecho económico. el artículo 3º Nº 1 inciso 2º del mismo cuerpo legal consagra la accesoriedad en sentido más amplio de auxilio o complemento de una actividad. para asegurar el cumplimiento de una obligación principal mercantil. DE DISERTACION. aun cuando se vendan con el producto mismo. cortinas. 2) El monopolio comercial impuesto por España durante la Colonia y la libertad de comercio decretada después de la Independencia. . la compra de envases que efectúa un agricultor para vender los quesos o la mantequilla que produce. con mayor razón debe aplicarse a los comerciantes. En efecto. que no son exclusivamente comerciales ni exclusivamente civiles. 7) La noción de empresa como centro de la mercantilidad. c) Tercera parte: El Código de Comercio rige “…las (obligaciones) que resulten de contratos exclusivamente mercantiles”. En esta última parte de la disposición que comentamos. En cambio. 8) Bases para la formulación de un derecho de la empresa en Chile. Pero si se aplica a los no comerciantes. parece olvidar la existencia de los actos mixtos o de doble carácter. que en sí misma es de carácter civil. ese carácter. 9) Hacia la unificación del derecho comercial internacional. contiene la teoría de lo accesorio. porque accede una actividad o profesión de esta naturaleza como es la agricultura. En cambio. ya de parte de uno de ellos…” TEMAS DE DISCUSION. Así. lo accesorio sigue la suerte de lo principal. cuando expresa que “son actos de comercio. ya de parte de ambos contratantes. complementa o accede a una actividad. por ejemplo. conviene una obligación accesoria (fianza o prenda). 5) Insuficiencia de la noción objetiva del derecho comercial. profesión o acto principal. es un acto civil. es decir. segunda parte. El principio o teoría de lo accesorio está consagrado también en el artículo 3º Nº 1 inciso 2º. 4) Instituciones mercantiles en el derecho romano. tampoco el legislador ha sido afortunado en cuanto a la redacción de la misma. se convierte en acto de comercio por aplicación del principio de lo accesorio contenido en el artículo 1º. que no están destinadas a volverlas a vender. 3) Influencia de las instituciones mercantiles contenidas en la legislación española en la formación del derecho mercantil chileno.

En esta prelación de las fuentes ocupa el primer lugar la legislación mercantil. En el derecho comercial chileno las fuentes formales son el Código de Comercio y las leyes comerciales que lo complementan. que al ser ratificados por el Estado. Sin embargo. y en especial en el derecho comercial internacional.10) La labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. al cual pertenece nuestro ordenamiento jurídico. en el derecho comercial contemporáneo. . que dio origen a las Comunidades Económicas Europeas. tienen fuerza obligatoria de ley. que en la actualidad se ha consagrado a través de Directivas de la Comisión y del Tratado de Maastricht. puede establecerse un orden jerárquico o de prelación entre las diversas fuentes del derecho comercial chileno. El tratado de Roma de 1957. lo que se advierte claramente respecto de otras disciplinas jurídicas cuyo carácter nacional se presta con menor facilidad al establecimiento de reglas internacionales comunes. Noción de fuentes del derecho. Los contratos tipos pueden estimarse también como fuente generadora de normas. en segundo lugar se encuentra el Código Civil. Junto con la ley se consideran asimismo fuentes del derecho la costumbre. Dentro de esta última se comprende la legislación interna representada por los códigos y leyes especiales y los tratados internacionales. de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del mismo cuerpo de leyes. De conformidad con lo previsto por el artículo 2º y 4º del Código de Comercio. la fuente por excelencia es la ley. los tratados y convenciones internacionales ocupan un lugar destacado como fuente creadora de normas jurídicas mercantiles. como lo indicaremos más adelante. según lo dispuesto por el artículo 2º del Código de Comercio y. fue la base de la formación del derecho comunitario europeo. el Código Civil y las costumbres mercantiles. que crea la Unión Europea. Sección III Fuentes del derecho comercial Párrafo I Aspectos generales 26. representada por el Código de Comercio y las demás leyes mercantiles que lo complementan o modifican. finalmente. ella ocupa el segundo lugar en la prelación de las fuentes del derecho comercial y se aplica antes que el Código Civil. la jurisprudencia de los tribunales. en determinados casos. Las fuentes del derecho son los modos o formas a través de los cuales éste se exterioriza. y la doctrina de los autores. Conviene precisar que cuando el Código de Comercio se remite a una costumbre comercial (costumbre según la ley).27. las costumbres mercantiles. Prelación de la fuente del derecho comercial chileno. En el sistema de derecho romanista.

Ahora bien. Son todas aquellas reglas que regulan la materia comercial. debe recurrirse a las costumbres mercantiles. Concepto de costumbre comercial. que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio”. Esta . y otro subjetivo. en general. contenidas tanto en otros Códigos como en leyes especiales. la convicción que la repetición de esas prácticas se ajusta a las necesidades existentes y que debería ser sancionada como ley. Por disposición del artículo 2º del Código de Comercio. Concepto de costumbre. 6º). debe aplicarse en forma predominante el Código de Comercio y no el Código Civil. siguiendo las reglas de hermenéutica contenidas en el Código Civil. Generalmente nacen en el seno mismo del contrato mercantil. En efecto. según el art. la repetición de ciertas prácticas. El Código de Comercio confiere a la costumbre el rol de fuente formal del derecho (art. 4º: “Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley. que. Noción de leyes comerciales. y reiterados por un largo espacio de tiempo. contrariamente a lo que ocurre en otros países. “particularmente si versan sobre el mismo asunto” (art. de acuerdo con la regla de interpretación que indica que los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes. Tradicionalmente se distinguen en la costumbre dos elementos: uno objetivo. 4º) y el carácter de elemento interpretativo (art. La costumbre es la repetición constante y uniforme de ciertas conductas realizada con la convicción de que con ella se satisface una necesidad jurídica que debe ser sancionada más tarde por el juez o por la ley. 30. 22 inc. públicos. generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad. Párrafo III La costumbre comercial 29. en que esta última prevalece sobre el derecho común. Cuando una situación no está regida por la ley comercial ni por el derecho común. creadas por la observancia repetida. sino. Cuando exista una materia regida por el Código de Comercio y al mismo tiempo por una ley especial. suplen el silencio del legislador cuando cumplen con determinadas exigencias que este mismo ha impuesto. todas las leyes que lo complementan o modifican. si se trata de un vacío en una ley mercantil especial. siendo fuentes formales de esta disciplina jurídica. uniforme y constante de los comerciantes en sus negocios. las normas contenidas en el Código Civil se aplican con antelación a la costumbre mercantil. Las costumbres mercantiles son normas de derecho objetivo. sin duda debe aplicarse preferentemente esta última. cuando los hechos que las constituyen son uniformes. 2º del Código Civil). como es el caso particular de Italia. por lo que dentro de ellas debemos considerar no sólo el Código de Comercio.Párrafo II Las leyes mercantiles 28. ya para suplir la ausencia de una regulación adecuada. ya para colmar las lagunas que existan en el contenido de los contratos o sencillamente para resolver las dudas que surjan en la interpretación de éstos.

siempre que no exista pacto en contrario. Este silencio del legislador se debe tal vez al hecho que la costumbre adquiere valor sólo en los casos en que la ley se remite a ella. Aparece en los centros de actividad comercial tras un largo proceso de evolución. se sobreentiende aunque deje de establecerse. Gracias a la costumbre supletoria. no sólo cuando el legislador se remite a ella. hace que la costumbre siga conservando un importante papel como fuente del derecho comercial moderno. sólo se consigue cuando se practica de modo uniforme. Es norma jurídica y no simplemente regla interpretativa. la costumbre es una fuente del derecho comercial y rige en silencio de la ley. En el derecho común. El movimiento codificador ha establecido la jerarquía de las fuentes y la función supletoria de la costumbre. por cuanto. a fuerza de repetirse. la objetivización de la costumbre. cual es la convicción o conciencia en el cuerpo social de que el acomodarse a este . la imposibilidad de que los Códigos de Comercio contengan todas las reglas. que es lo que le da fuerza normativa.norma legal reconoce el valor histórico de la costumbre. duradero o constante. tanto más cuanto que el artículo 4º del Código de Comercio se encarga de precisar las exigencias que la costumbre debe reunir para suplir el silencio del legislador. la costumbre no es una manifestación racional o reflexiva del derecho. como ocurre en el derecho común. No sucede lo mismo en derecho comercial. De esta suerte la costumbre se apoya en el consentimiento común. general. b) Que los hechos que la constituyen sean públicos. para terminar siendo al final una norma completamente objetiva que se impone a los contratantes. Estos requisitos son. el Código Civil no se preocupó de señalar los requisitos que debe cumplir la costumbre para ser considerada como fuente generadora de normas jurídicas. al contrario de la ley. y d) Que los hechos sean reiterados por un largo espacio de tiempo. a estos requisitos materiales un requisito subjetivo. Creada así la costumbre por la práctica individual de los comerciantes. la ley mercantil adquiere mayor flexibilidad adaptándose a los requerimientos que el comercio y la economía plantean en la actualidad. cuando no constituya una práctica contraria a la ley. y con la convicción de su obligatoriedad o de la intención cuando menos de continuar un precedente. aun así. Así. el derecho comercial fue esencialmente consuetudinario. termina descansando en la conciencia general del grupo social o en el territorio en que tenga vigencia.31. Debe agregarse. por cuanto es sabido que en su origen. hasta que la cláusula en cuestión. además. que constituye su fundamento. a saber: a) Que los hechos sean uniformes. Según el artículo 4º del Código de Comercio. sino una expresión espontánea. La insuficiencia del derecho común obligó a los comerciantes a buscar una regulación adecuada al comercio en usos nacidos al margen de la ley común. Pero. c) Que los hechos sean generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad. a la moral o al orden público. Requisitos de la costumbre comercial. que sólo con el predominio del poder legislativo en el Estado moderno pasan a ocupar un rango inmediatamente inferior al de esa fuente de derecho escrito. Será por lo demás legítimo. que comienza con la repetición en los contratos de una estipulación determinada.

en el cual la ley escrita es la fuente por excelencia. sea que éste se encuentre vencido o pendiente”. Ejemplos de costumbres mercantiles: la operación de postergación bursátil que se halla reglamentada exclusivamente por la costumbre y el secreto de las operaciones bancarias. en: a) Costumbres generales y particulares: esta clasificación atiende a si la costumbre se aplica en toda la República o sólo en una localidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 6º del Código de Comercio: “Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles”. b) El Código Civil no señala los requisitos de los hechos constitutivos de la costumbre. Tiene su base legal en los artículos 6º del Código de Comercio y 21 del Código Civil. Por ende. sino que se reanuda la existente. que forma parte del sistema romanista de derecho. Clasificación de la costumbre. en cambio la costumbre comercial suple el silencio de la ley. 33. este elemento es el llamado opinio juris. b) Costumbres nacionales y extranjeras: esta clasificación considera si la costumbre se ha generado en territorio nacional o en un Estado extranjero. atendiendo al ámbito de aplicación en el espacio. Sin perjuicio de lo tratado en Introducción al Derecho. . gr. Se trata de una costumbre que no es fuente formal del derecho. Diferencias entre la costumbre del derecho civil y la costumbre mercantil. recordemos que la costumbre se clasifica en: a) Costumbre según la ley. La jurisprudencia ha establecido respecto a este tipo de costumbre lo siguiente: “La costumbre interpretativa bancaria da un mismo sentido a las expresiones renovar. Costumbre interpretativa. Prorrogar el plazo de vencimiento o renovar –y es el significado natural de este último– quiere decir reanudar una cosa interrumpida. prorrogando el plazo de vigencia primitivo. b) Costumbre fuera de la ley: es la que rige en el silencio de la ley. Los principales aspectos en los cuales difieren son los siguientes: a) La costumbre civil sólo rige cuando la ley se remite a ella. reaceptar. la arroba. Ella no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. sino que sirve de regla para determinar el sentido o alcance de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos de comercio. v. en tanto que el Código de Comercio sí lo hace en los artículos 5º y 825. ejemplo: la costumbre según el Código de Comercio.comportamiento es un deber igual al que existe frente al mandato del legislador. 34. c) Costumbre contra la ley: es aquella que deroga la ley escrita. prorrogar. que es aquella que constituye derecho cuando la ley se remite a ella.. en tanto que el Código de Comercio sí lo indica en el artículo 4º. c) El Código Civil no establece los medios de prueba para acreditar los hechos constitutivos de la costumbre. porque no suple el silencio de la ley. con el acto de renovar un documento no se crea una situación jurídica nueva. que tiene distintas cantidades de litros según sea la zona. ejemplo: la costumbre en derecho civil. 32. La costumbre se clasifica además.

de 1931. El enunciado del precepto transcrito en aquella parte en que señala “No constando a los juzgados de comercio…”. es riguroso en cuanto a que no permite preconstituir la prueba mediante el otorgamiento de las escrituras públicas. Medios de prueba de la costumbre. de manera que es preciso acreditar en la causa la existencia de la costumbre que se invoca. por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en el cual debe obrar la prueba. En nuestro sistema procesal el juez debe fallar conforme al mérito del proceso. sólo podrá ser probada por alguno de estos medios: 1º Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que. El Decreto Ley Nº 3. tratándose de las costumbres propias de la . En general las costumbres mercantiles pueden probarse por sentencias judiciales. colecciones oficiales de costumbres. Hay quienes ateniéndose a la exégesis del texto legal. El segundo medio de prueba de la costumbre. es el informe de peritos. Si bien es cierto que la costumbre mercantil es una fuente formal del Derecho Comercial chileno. que crea la Superintendencia de Valores y Seguros. no es menos cierto que ella está constituida por hechos que deben acreditarse para invocarla ante los tribunales de justicia. señalan que la prueba se requiere tan sólo cuando al juez no le conste la existencia de la costumbre que se invoque.538. sirva de norma decisoria litis. En el derecho nacional la costumbre debe acreditarse por la parte que la invoca como norma para pedir algo en justicia y debe hacerse conforme las exigencias formuladas por la ley al respecto.L. ha dado lugar a dos tipos de interpretaciones. por el conocimiento privado que éste pueda tener de la misma.35. 2º Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba”. Nº 251. además de los previstos en el artículo 5º. no le confiere expresamente facultades para actuar como árbitro. a la cual sumamos la nuestra. Según lo previsto por el artículo 5º: “No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque. en los artículos 5º y 825 del Código de Comercio. informes oficiales de la Cámara de Comercio y por testigos. sin que sea suficiente el conocimiento particular que el juez pueda tener de ella. puede cumplirse tanto con fallos emanados de los tribunales ordinarios de justicia como de jueces árbitros. Se trata de acreditar los hechos constitutivos de la costumbre o la autenticidad de la misma. de 9 de diciembre de 1980. escrituras públicas. un testimonio fehaciente de dos sentencias judiciales. El primer medio de comprobación de la costumbre. Otra corriente de opinión. la Superintendencia de Compañías de Seguros. Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio desempeñó un rol arbitral muy destacado en los litigios entre la sociedad anónima y sus accionistas. hayan sido pronunciadas conforme a ella. El tercer medio de prueba de la costumbre. esto es. aseverando la existencia de la costumbre. Durante la vigencia del D. cuando las partes los sometían al conocimiento de órgano estatal. generándose una interesante “Jurisprudencia Administrativa” que representaba “el derecho vivo” de sociedades anónimas. en silencio de la ley. sostiene que el sentido que debe dársele a la frase citada es otro. según los medios de prueba legales para hacerla constar en el expediente y para que.F.

que es el Derecho Comercial Internacional. letras de cambio y cheques internacionales. han desarrollado una destacada misión en torno a la uniformidad del derecho regulador del comercio internacional. La Cámara de Comercio Internacional y la International Law Association. junto con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Conferencia Permanente de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. organismos de carácter privado y entidades intergubernamentales como el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y el Consejo para la Ayuda Económica Mutua. El principio de la autonomía de la voluntad es uno de los factores que más han contribuido a la uniformidad que hoy presenta el derecho regulador de las relaciones económicas internacionales. Mientras se mantuvo como un derecho consuetudinario fue fácil su aplicación fuera de las fronteras de un determinado país. transporte marítimo. Las condiciones generales de los contratos como fuentes del derecho comercial. Gracias a este principio se ha logrado la creación progresiva de un derecho uniforme. pero no de derecho objetivo.navegación y el comercio marítimos. No obstante que el artículo 1545 del Código Civil dispone que las obligaciones que nacen de . al mismo tiempo que constituyen la materia de una rama especializada del mismo. porque el contrato en sí es una fuente creadora de obligaciones. Párrafo IV Los tratados y convenciones internacionales 36. al mismo tiempo que los negocios se han internacionalizado gracias a los medios de comunicación más expeditos y debido al desarrollo de las comunidades económicas internacionales en el último tiempo. convirtiéndose estos instrumentos en una importante fuente del derecho comercial moderno. El derecho comercial en la actualidad debe responder a las exigencias que plantea el comercio internacional. a través de la elaboración de leyes modelo. arbitraje comercial internacional. Pero en el mundo en que actualmente vivimos los derechos nacionales se han diversificado como consecuencia de las diferentes codificaciones. Se discute en la actualidad si las condiciones generales de los contratos pueden considerarse fuentes del derecho. transferencias internacionales de crédito y contratación pública internacional. en el cual se está superando la diversidad de sistemas económicos y sociales y la tradicional distinción de sistemas jurídicos o de familias de derecho. En particular la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha elaborado leyes modelo y convenciones internacionales sobre: compraventa internacional. entre ellos Chile. como por ejemplo la Ley Uniforme de Ginebra sobre Letra de Cambio y Cheque. adoptada por muchos países. convenciones y tratados internacionales. responsabilidad de los empresarios de terminales de carga. que el juez apreciará conforme a las reglas de la sana crítica. que surge de las exigencias de la práctica mercantil internacional y que está contenido en Tratados y Convenciones Internacionales. Los tratados como fuentes del derecho comercial. 37.

no tendrán ese carácter aquéllas acordadas por el grupo o sindicato. que se uniformaron gracias a una circular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. las cuales vienen a funcionar. aunque sean de observancia obligatoria para aquéllos. La obligatoriedad de las condiciones generales formuladas de estas dos últimas maneras no puede tener más que un fundamento bilateral. este precepto sólo expresa la fuerza vinculante del contrato. 38. mediante delegación a los empresarios de su facultad normativa. esas condiciones adquieren el carácter de normas de observancia necesaria para quien decida contratar (tanto los empresarios como los clientes). . Y tampoco podemos ver manifestaciones de derecho objetivo en las condiciones generales formuladas singularmente por cada empresario como fruto de su libre y autónoma voluntad. con reserva de la subsiguiente aprobación. no podemos olvidar que como consecuencia de la aparición de las grandes empresas y del tráfico en masa. es decir. En el derecho comercial chileno son conocidas las Condiciones Generales de las Cuentas Corrientes Bancarias. contractual. como acuerdo de voluntades generador de obligaciones. por grande que sea su predominio en el mercado y extenso el círculo de su clientela. a modo de preceptos de carácter abstracto que. Hoy en día. porque esas condiciones. prácticamente. etc. las operaciones bancarias. obligará cuando se acepten. Ahora bien. en pólizas o documentos impresos preestablecidos. pero no permite ver en el mismo una expresión de derecho positivo. Claro que para establecer tal calidad. al tiempo de ser firmados los singulares contratos. es decir. la mayor parte de la contratación mercantil moderna (el seguro. y las Condiciones Generales de los Seguros. El principal efecto de la tipificación de los contratos mercantiles consiste. no tienen esa fuerza frente a los clientes. ya que entonces esa aprobación también les confiere fuerza vinculante y hace igualmente obligatorio para ambas partes el contenido del contrato. Condiciones generales en el derecho nacional. se imponen con carácter general a quienes necesitan contratar con los empresarios. el transporte. en ir borrando el elemento objetivo y uniforme incorporado de antemano a las condiciones generales. investida de poder normativo. fuentes del derecho.) se hace sobre la base de contratos tipo. dotados de una cierta coacción. que moldean el contenido de los futuros convenios en una serie de cláusulas o condiciones generales que rara vez sufren modificaciones. habrá que tener en cuenta el modo en que las condiciones generales han sido formuladas. cabalmente. En cambio. no es fuente de derecho. y en consecuencia serán de derecho objetivo. al menos importantes. volvemos a preguntarnos sobre si estas condiciones generales constituyen o no verdadera manifestación de derecho objetivo. predomina en la doctrina una clara tendencia a concederles este carácter. pero no porque tengan valor de norma de derecho que necesariamente haya de ser respetada al contratar. A la misma conclusión se llega si se trata de condiciones impuestas indirectamente por esas autoridades. Cuando estén dictadas e impuestas a las partes por una autoridad pública. si el contrato. Con lo expuesto.

la chilena. TEMAS DE DISCUSION. en primer término. vale la pena detenerse en algunas consideraciones de orden teórico destinadas a fijar la noción y elementos del acto de comercio. los ha descrito prácticamente enumerándolos con el debido orden. las normas del derecho concursal o de quiebras serán objeto de nuestra preocupación en el contexto de este trabajo. Introducción. En fin. es preciso tratar las formas o estructuras jurídicas que el derecho comercial ofrece para la organización de la empresa. Corresponde. 3) El recurso de casación en el fondo fundado en infracción de la costumbre mercantil.que también cuentan con el beneplácito de la Superintendencia de Valores y Seguros. su importancia. En efecto. 2) Las costumbres interpretativas. . en otros términos. Sin embargo. 5) Labor unificadora de Derecho Comercial desarrollada por la Cámara de Comercio Internacional. abocarnos al estudio de los actos que nuestra legislación positiva considera comerciales. tanto individual como colectiva. DE DISERTACION. como se expresa en el Mensaje del Ejecutivo. En segundo lugar. un cuadro completo de la actividad mercantil debe también contener el estudio de la situación de la empresa en dificultades económicas. que caracteriza el tráfico mercantil. 4) El derecho mercantil internacional como rama autónoma del derecho o como parte especializada del derecho comercial. precisión y claridad”. Este es el objetivo del derecho de sociedades como ordenamiento que limita la actuación individual e impulsa el actuar conjunto o asociado. que enumera los actos que la ley chilena considera mercantiles. sus clasificaciones. y en vez de definir los actos de comercio. Sin duda que el derecho comercial chileno adopta un criterio objetivo para determinar la materia comercial o mercantilidad. Como el objetivo de esta disciplina no se agota con proporcionar las formas de organización de las unidades económicas. Este criterio objetivo tiene su fuente en el artículo 3º de nuestro Código de Comercio. deben asimismo tratarse los mecanismos o instrumentos jurídicos que facilitan la circulación de los bienes y del crédito. Los convenios y contratos colectivos del trabajo representan asimismo una expresión de normas laborales cuyo efecto se limita tan sólo al sindicato u organización que los ha convenido con el empresario con el cual se pactan. el estudio de los títulos de crédito. DE INVESTIGACION Y CASOS PRACTICOS 1) Normas del Código de Comercio supletorias del Código Civil. antes de tratar la enumeración que de ellos hace el artículo 3º del Código de Comercio. al igual que la mayor parte de las codificaciones objetivas. “ha huido del peligro de las definiciones puramente teóricas. esto es. PRIMERA PARTE LOS ACTOS DE COMERCIO Y LA ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA 39.

Ripert critica esta idea. Según la naturaleza del acto jurídico. Concepto y elemento del acto de comercio. Posteriormente se trata de encontrar el fundamento de esta asignación en la noción de empresa: el carácter formal de la empresa mercantiliza los actos que de ella se derivan. sin consideración de la profesión de la persona que lo ejecuta. Si el acto no tiene el carácter de . de quienes ejercían esta profesión y se agrupaban en gremios y corporaciones. contenido. diciendo que mediante ella se vuelve al concepto subjetivo del derecho comercial (profesión) y además porque la empresa no marca exclusivamente las profesiones comerciales. se suprimen los gremios y corporaciones. decretándose la libertad de comercio. El derecho positivo chileno contenido en el Código de Comercio de 1865 recoge el criterio objetivo de la mercantilidad. Pero la noción del acto de comercio no logra ser definida ni precisada en cuanto a los elementos que la integran y las legislaciones positivas incorporan en los textos el criterio objetivo mediante una enumeración de los actos que la ley considera como mercantiles. Ahora bien. la aceleración del proceso productivo. Recordemos simplemente que en su origen el derecho comercial fue el derecho de los comerciantes. su objeto. Más tarde. El criterio del legislador chileno descansa en gran medida en la idea de lucro que caracteriza al acto de comercio. cuyo estudio haremos por separado. enumerando en su artículo 3º los actos que la ley considera como mercantiles. porque hay empresas civiles. 41. puede quedar regido en cuanto a su forma. el derecho comercial busca su fundamento en el acto de comercio. pero los otros elementos. Capítulo I NOCIONES GENERALES SOBRE EL ACTO DE COMERCIO Sección I Conceptos y elementos del acto de comercio 40. Escarra y Rault admiten que la empresa es una noción que sirve para determinar el contenido del derecho comercial. la noción de empresa. como consecuencia de los principios libertarios de la Revolución Francesa. efectos y prueba por el derecho común o por el derecho comercial. como la intermediación entre productores y consumidores. en otros términos. no están totalmente ausentes. cabe preguntarse: ¿qué importancia tiene determinar el carácter civil o comercial de un acto? Diversas razones sirven de fundamento a esta distinción.TITULO I LOS ACTOS DE COMERCIO Diversos criterios han existido durante la evolución seguida por el derecho comercial en el tiempo para explicar cuál es la materia comercial a la cual se aplican sus normas o qué constituye. Es interesante determinar el carácter civil o comercial de un acto por los siguientes motivos: a) La legislación de fondo aplicable. La importancia de la calificación de un acto como mercantil.

Por su parte. en tanto que si es comercial quedará regido por el Código de Comercio. ella resulta más rigurosa en cuanto a las causales y efectos que origina. lo mismo ocurre con el mandato. cuando señala que las escrituras privadas que guardan uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros. teniendo capacidad para contratar. Existen. salvo los casos en que la ley exija escritura pública”. La institución de la quiebra. pero tratándose de las personas que ejercen actividad comercial. Si bien es cierto que los aspectos sustantivos del derecho probatorio están contenidos en el Código Civil. La noción del acto de comercio permite definir la idea de comerciante. se aplica a todo deudor. la regla contenida en el artículo 128 del Código de Comercio deroga las limitaciones a la admisibilidad de la prueba de testigos contenidas en los artículos 1708 y 1709 del Código. siendo mercantiles. Otras veces las reglas contenidas en ambos cuerpos legales son contradictorias. b) Para los efectos probatorios. Señala el artículo 128 del Código de Comercio: “La prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles. lo que es doblemente excepcional. tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio existen instituciones jurídicas diferentes. de 28 de octubre de 1982. en materia comercial no sólo se les reconoce valor. o bien reglas distintas para un mismo acto o contrato.mercantil será regulado por el Código Civil. como en el caso de las formalidades de constitución de las sociedades colectivas. En fin. Según la naturaleza del acto (civil o comercial). según el artículo 7º del Código de Comercio. no es menos cierto que el Código de Comercio contiene reglas especiales para acreditar la existencia de los actos de comercio. cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar. etc. por ejemplo. aun fuera de los casos enumerados en ese artículo. regida por la Ley Nº 18. como el arrendamiento comercial. en cambio. además. Así. no están reglamentados en el Código de Comercio. hacen del comercio su profesión habitual”. Ahora bien. las reglas jurídicas para probar su existencia y efectos son diferentes. principios generales también diversos. algunos contratos que. La actividad comercial o industrial que el deudor ejerce al tiempo de contraer la obligación que motiva la quiebra. Hacer del comercio implica la ejecución de actos de comercio en sentido profesional. sino que además hacen fe a favor del que los lleva. el artículo 127 del Código de Comercio complementa la disposición del artículo 1703 del Código Civil. En efecto. industrial. el artículo 129 del mismo cuerpo legal contiene una regla excepcional al admitir prueba testimonial aun cuando altere o adicione el contenido de las escrituras públicas. debe . agrícola o minera. y que se rigen por el Código Civil. Los libros de contabilidad de los comerciantes no están reconocidos como medios probatorios en materia civil. con la compraventa. “son comerciantes los que. entonces es de fundamental importancia saber cuál es la naturaleza del acto o contrato para aplicar una u otra legislación. las reglas sobre sociedades son distintas en el Código Civil que en el Código de Comercio.175. c) Para los fines profesionales. Así.

queda claro que el tema de la protección del consumidor. como veremos más adelante. Cuando se trata de aplicar las disposiciones que rigen la quiebra. Asimismo. El aludido texto legal reitera la existencia de los actos mixtos o de doble carácter. según la regla del artículo 43 Nº 1 de la Ley Nº 18. sino en cuanto respecta al proveedor. Así. Sección II Los actos de comercio en el derecho positivo nacional Párrafo I Problemas que plantea la reglamentación vigente 42. Si el deudor ha dejado de pagar obligaciones originadas de actos civiles. nuestro derecho positivo no define la noción de acto de comercio. y en vez . puede ser declarado en quiebra si ha cesado en el pago de una obligación mercantil con el solicitante. de fecha 7 de marzo de 1997. un servicio que calificado de industria podría quedar afecto a este I. Interesa también determinar si comercio o meramente civil para la aplicación del Impuesto al vigente en Chile desde marzo de 1975.496.V. Como ya hemos indicado. Así lo expresa el legislador en el Mensaje con que se acompañó el Proyecto de Código para su aprobación por el Congreso Nacional: “El proyecto ha huido del peligro de las definiciones puramente teóricas. Las obligaciones comerciales sólo nacen de los actos de comercio. en constituya un acto de comercio. El Código de Comercio establece algunas reglas especiales de capacidad para la ejecución de la actividad comercial. quedan sujetos a sus disposiciones “los actos jurídicos. d) Respecto de la capacidad.A. Según el artículo 2º de la Ley Nº 19. En efecto. el deudor que ejerce actividad comercial. 43 Nº 1 de la Ley de Quiebras). f) Para fines tributarios. tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y de civiles para el consumidor”. cuyo título sea ejecutivo.175. agrícola o minera.acreditarse por la ejecución de actos de comercio. e) Para los efectos de la Ley de Quiebras. industrial. aunque ahora no es preciso probar que ejerce la profesión de comerciante (art. cuyo origen proviene del enunciado del artículo 3º del Código de Comercio y que. un acto es de Valor Agregado no pudiera ser la medida que g) Para los efectos de la protección del consumidor. no se configura la misma causal y es necesario cumplir otras exigencias para lograr declararlo en quiebra. a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos extranjeros. que de conformidad con lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales. sobre protección del consumidor. es importante distinguir si la obligación incumplida emana de un acto de comercio o de un acto civil. suscitan algunas dificultades en el orden probatorio. que son distintas de las normas del Código Civil. no forma parte del dominio del derecho mercantil.

como pareciera a primera vista. Antes de tratar los actos de comercio contenidos en el artículo 3º del Código de Comercio. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Por el contrario. las que siendo de orden público no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes. que tendremos ocasión de comentar más adelante. que comprende 20 numerandos. al derecho privado en general. Aparte de los contemplados en el artículo 3º existen otros actos de comercio señalados en otras disposiciones del mismo Código. b) La teoría de lo accesorio. porque significaría. no adquirirá este carácter si no es de aquellos que la ley considera tales. las personas pueden celebrar toda clase de contratos y de conformidad a las cláusulas que ellas acuerdan. La enumeración está contenida en el artículo 3º del Código de Comercio. de capacidad. Se trata de un principio fundamental que informa al derecho comercial y. Sin este principio. y d) La mercantilidad de los inmuebles. este principio de la autonomía de la voluntad no tiene intervención alguna para determinar si el acto es civil o comercial. enumerándolos con el debido orden. etc. en general. la compra del caso que hemos propuesto debería ser acto de comercio. Esto equivale a decir que en nuestro derecho la mercantilidad está determinada por la ley. no ejecuta. en buenas cuentas. Párrafo III La teoría de lo accesorio 44. dejar a la elección de ellas la legislación aplicable al acto. Tal limitación se justifica en la medida que el derecho comercial es un derecho de excepción que contiene disposiciones particulares en materia de prueba. El principio de la accesoriedad en derecho comercial sirve para extender o limitar la noción de acto de comercio. por ser accesorio de su actividad principal agrícola. el agricultor que compra novillos flacos para engordarlos y luego venderlos. por cuanto. sino un acto civil. Párrafo II El rol de la voluntad de las partes 43. un acto de comercio. sin ánimo de revenderlas. Ahora bien. la compra de camionetas de reparto hecha por un comerciante dueño de un autoservicio. En este caso el principio de accesoriedad limita la noción de acto de comercio. así. aunque los contratantes convengan expresamente en que el acto sea mercantil.de definir los actos de comercio. veremos algunos problemas que se plantean en relación con la forma como ellos están reglamentados en nuestra legislación.. c) Los actos mixtos o de doble carácter. El artículo 3º en su Nº 1º dice. Estos problemas son los siguientes: a) Rol de la voluntad de las partes para determinar el carácter del acto. por qué no decirlo. precisión y claridad”. lo que se traduce también en una limitación al principio de la autonomía de la voluntad. que comprar para vender es un acto de comercio. sino como . los ha descrito prácticamente.

Pero no todos los actos comerciales pueden convertirse en civiles ni todos los civiles en comerciales por aplicación de esta teoría. del Código de Comercio. etc. complemento de otra actividad. hecha con ánimo de venderlas…. En el ejemplo de la compra de camionetas está claro que accesoriedad significa complemento o auxilio de la actividad. pagarés a la orden u operaciones de cambio). que aparece consignada en la segunda parte del artículo 1º del Código de Comercio. segunda parte. El artículo 3º en su numerando 1º dice: “Son actos de comercio…: 1º La compra y permuta de cosas muebles. vale . los cuales nunca cambian de naturaleza. Definición de accesoriedad. podemos extender el radio de acción del artículo 3º del Código de Comercio a otros actos que no figuran en él. Ahora bien. Otros actos nunca pierden su calidad de comerciales. Indudablemente que dentro del concepto de la accesoriedad queda comprendida también la accesoriedad jurídica. En el inciso 2º expresa: “Sin embargo. en él se reúnen todos los elementos de comerciabilidad: lucro. de gran aplicación práctica y notable importancia en el derecho comercial. por ejemplo. No hay duda de que el negocio jurídico más propio de la mercantilidad es la compraventa –comprar para vender–. intermediación. En este sentido estricto. ya sea porque lo facilitan. es comercial por ser accesoria de la actividad comercial. porque el principio de lo accesorio es más amplio y es de carácter práctico.auxilio a su actividad mercantil. Fundamento legal de la accesoriedad. actividad o acto jurídico principal de carácter comercial. 45. contribuyen a acrecentarlo o realizarlo. Hasta el momento no se ha precisado qué significa la accesoriedad. de tal suerte que si la obligación jurídica principal es mercantil. La accesoriedad consiste en presumir mercantiles ciertos actos cuando se relacionan con una profesión. lo será también la obligación jurídicamente accesoria. el Código de Comercio no trata como principio general el principio de la accesoriedad. etc. más que nada para satisfacer una necesidad de orden jurídico. Tiene su fuente en dos preceptos: el artículo 3º Nº 1º inciso 2º y el artículo 1º. En este evento.”. Esto significa que lo que accede. toda vez que. fundándonos en él. a pesar de tener por sí sola el carácter de civil. o simplemente lo garantizan. aceleración del proceso productivo. No debe confundirse con la accesoriedad jurídica. Ha sido la doctrina que ha deducido la existencia de este principio de varias disposiciones. se excluye del artículo 3º Nº 1º. Hay ciertos actos que se denominan esencialmente civiles. los actos sobre inmuebles. los llamados actos formales de comercio (letras de cambio. el principio de accesoriedad tiene la función de extender la noción de acto de comercio. no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial”. 46. Significa auxilio. cualquiera que sea la causa que los motiva. podríamos decir también que el principio de lo accesorio es un nuevo elemento para determinar la mercantilidad.

la venta. Para el que compra la camisa el acto es civil. Los actos de comercio descritos en el artículo 3º lo pueden ser para ambas partes o sólo para una de ellas. En . en tanto que para el comerciante este acto es mercantil. ej. Alemania. Párrafo IV Actos mixtos o de doble carácter 47. a contrario sensu.decir. lo que auxilia o complementa a una industria no comercial no es acto de comercio. Puesto que la ley reconoce que el acto puede ser civil para una parte y mercantil para la otra. Francia. En nuestro Código de Comercio se la puede deducir. ya de parte de uno de ellos”.. por ser un contrato general y de fundamental aplicación práctica en la vida de los negocios. y 2) Prueba de la obligación. Alemania. etc.. pero la Comisión Revisora no creyó conveniente reproducirla. En el Proyecto de Código esta teoría estaba precisada de una manera más clara. el principio de lo accesorio. v. reconociendo la existencia de actos mixtos o de doble carácter. Esta teoría está consignada expresamente en los Códigos de Italia. la compra de una camisa que una persona hace a un comerciante. Se aplicará la legislación que corresponda a la persona obligada según sea la calidad del acto para ella. Aunque el Código no lo dice expresamente. Sin embargo. Cuando estamos en presencia de los actos mixtos. que es el centro de la materia jurídicomercantil o comerciabilidad. gr. porque está precedida de una compra comercial. 1) Legislación de fondo aplicable. ya de parte de ambos contratantes. suelen presentarse problemas con respecto a: 1) Legislación de fondo aplicable. Italia. ya que ella no es más que la consignación de otra que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y es lógico que se aplique a cualquiera de los dos casos. sirviendo de paliativo para los criterios de determinación de la mercantilidad. constituye un acto civil para ella. En el ejemplo dado se aplica la ley civil al comprador y la mercantil al vendedor. que tiene un carácter general. etc. con lo cual queda de manifiesto el doble carácter del acto. c) Porque al considerarlo como principio general que informa el derecho mercantil se cumple con una necesidad de orden jurídico práctico. Así lo expresa el mismo artículo 3º diciendo: “Son actos de comercio. es que la legislación civil se aplica a una de las partes y la comercial a la otra. son los actos que siendo aisladamente civiles deben calificarse de mercantiles por ser accesorios de una actividad o industria principal comercial. puesto que ella caía bajo la disposición precisada y también en el artículo 1º. Bélgica. Resulta un tanto difícil fundar en el artículo 3º Nº 1º. b) Porque las legislaciones extranjeras más modernas lo han consignado expresamente como un principio general. se le ha dado este último carácter por las siguientes razones: a) Está ubicado en la compraventa. que se refiere sólo a la compraventa.: Honduras. para la persona que la vende es mercantil. de la regla consagrada en el inciso 2º del Nº 1º.

por lo mismo. cuyo artículo 20 Nº 5 considera acto de comercio “la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma. no son transportables ni tienen precio corriente que los represente en las operaciones mercantiles.suma. Así lo ha estimado también la jurisprudencia de los tribunales. es decir. Además. A la inversa. no están regidos por la legislación mercantil. Todos los actos referentes a inmuebles quedan fuera de la legislación mercantil y este es un principio de legislación universal que tiene dos excepciones…”. Tradicionalmente la doctrina nacional se inclina por considerar que los bienes inmuebles están excluidos de la mercantilidad. cuando se trata de acreditar la existencia de una obligación que pesa sobre una de las partes. como ocurre por ejemplo con el Código de Comercio de Colombia. Gabriel Palma sostuvo que: “No es mercantil la compra de un inmueble. al expresar: “La venta de cosa inmueble no es acto de comercio. se aplica la ley del obligado. de 1974. ya que éstos son susceptibles de la misma especulación que los muebles. Más adelante el mismo autor agrega: “La razón de esta exclusión radica en que el comercio necesita rapidez en sus operaciones y los inmuebles están sujetos a muchas trabas y formalidades que se oponen a la celeridad que caracteriza a los actos de comercio.” La opinión de Raúl Varela no se aparta de la anteriormente expuesta. los Códigos de Comercio han incorporado los bienes raíces al dominio de la legislación comercial. 2) Prueba de la obligación. considerado como el segundo jurista de Roma. “Las dos excepciones a que se alude anteriormente son: el Código italiano de 1882. expresaba la idea diciendo que ‘la palabra mercadería pertenece sólo a las cosas muebles’ y bien se sabe que la ley comercial ha considerado desde antiguo como acto de comercio las operaciones especulativas sobre mercaderías”. En el último cuarto del siglo XX. porque hay muy buenas razones para extender la legislación mercantil a operaciones sobre inmuebles. que incluye entre los actos de comercio la compra de un inmueble con ánimo de revenderlo. En este caso es necesario atender a la naturaleza del acto que se trata de probar. para la cual el acto tiene el carácter de civil. Así. Y el Código portugués moderno. que los actos que recaen sobre ellos no son actos comerciales y. y . cuando se quiere probar la existencia de una obligación respecto de la parte para la cual el acto es de comercio. los inmuebles no se adaptan fácilmente a las necesidades. Ulpiano. No incluyó todas las compras de inmuebles: no es acto de comercio la compra de inmuebles hecha con el ánimo de arrendarlos. en su tiempo. Hemos visto las diferencias que existen en materia de prueba en la legislación civil y en la comercial. Así. aun hecha con el ánimo de revenderlo. Párrafo V El problema de la mercantilizad de los inmuebles 48. se aplican las normas especiales contenidas en el Código de Comercio. deberá probarse siguiendo las reglas que en esta materia contiene la legislación civil. Nos parece criticable la idea que el acto de comercio es inherente a la naturaleza mueble de la mercadería.

la enajenación de los mismos”. y se conviene que durará dos años y se liquidará inmediatamente si antes de esa fecha se hubieran vendido los terrenos. porque el objeto principal de la sociedad no puede estimarse como un acto de comercio” (Revista de Derecho y Jurisprudencia. debemos conformarnos con los avances que se han hecho por la vía de establecer el carácter comercial de la actividad de construcción de inmuebles por adherencia realizada por empresas y admitir que ciertos actos relativos a esta clase de bienes pueden quedar sujetos a la legislación comercial por aplicación del principio de lo accesorio. la urbanización y loteo de los mismos. para estar en armonía con el tráfico mercantil moderno. La jurisprudencia chilena en forma casi invariable ha tratado de dejar al margen de la mercantilidad los actos que versan sobre inmuebles. con todas las consecuencias que ello implica. Es evidente que no se mercantilizan las transacciones u operaciones sobre inmuebles. pasa a tener el carácter de comercial. caminos. En materia de correduría y mandato la jurisprudencia ha establecido erradamente: “Los servicios y gestiones hechos para buscar una persona que celebre con otra un contrato de arrendamiento de una fábrica y venta de las existencias de ella. en el cual los inmuebles son objeto de negociación masiva y permanente al igual que los muebles. desagües. instalaciones industriales y de otros similares de la misma naturaleza”. a nuestro juicio. p. según el artículo 41 de la Ley Nº 18. cuando se lleva a cabo a través de empresas de construcción. canales. No distingue entre bienes muebles e inmuebles. con lo cual estos últimos quedan comprendidos en la materia comercial. Nº 1. agregado precisamente por el citado texto. 2a parte. Existen los siguientes fallos. la construcción de edificios y la posterior venta de los apartamentos. de fecha 15 de octubre de 1977. particularmente respecto de la quiebra. acerca los inmuebles a la mercantilidad. El Código de Comercio chileno. que será la de un sujeto que ejerce actividad comercial. pero la actividad de la construcción de bienes raíces por adherencia. construcción de edificios y materiales de construcción teniendo como base la adquisición de los terrenos. esto es.175. t. puentes.L. al declarar que son actos de comercio “Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia. que no se conforman a nuevas exigencias de dar cabida en el derecho comercial a los bienes raíces: “Si se forma una sociedad para explotar un negocio de compraventa de terrenos. 83). como edificios.49. En este sentido la legislación francesa incorporó al dominio mercantil las actividades empresariales de “promoción inmobiliaria”.953. no participan de la índole mercantil sino que son actos meramente civiles”. VI. Posición de la jurisprudencia chilena en el problema de la mercantilidad de los inmuebles. Sin duda hace falta en Chile una reforma de fondo que declare comercial la actividad empresarial inmobiliaria. esa sociedad es civil y no comercial. Mientras no intervenga la deseada modificación legal. en virtud de una reforma introducida por el D. en el número 20 del artículo 3º. aquellas que consisten en la adquisición de terrenos. .

Los actos de comercio señalados en el artículo 3º del Código de la materia pueden agruparse de la siguiente forma. que son los indicados entre los Nos 1º al 12 inclusive del artículo 3º del Código de Comercio. . y la venta. De conformidad con este precepto legal: “Son actos de comercio. Capítulo II LOS ACTOS MERCANTILES EN EL CODIGO DE COMERCIO Párrafo I La clasificación de los actos mercantiles 50. pueden clasificarse en: a) Actos para cuya calificación se atiende a la intención de la persona que los ejecuta: los comprendidos en los Nos 1º al 4º del artículo 3º del Código de Comercio. De acuerdo con el criterio de mercantilidad empleado. en sentencia publicada en Gaceta de los Tribunales de 1915. de acuerdo al lugar en que se ejecuten: a) Actos relativos al comercio terrestre. Este Nº 1º del artículo 3º del Código de Comercio comprende dos partes. que deben ser estudiadas en forma separada. considerando las exigencias diferentes para cada tipo de acto jurídico. estableció: “El encargo de vender un fundo es un acto de comercio porque constituye corretaje”. sin atender a la intención de la persona que los ejecuta ni a su carácter de empresa: los enumerados en el artículo 3º Nº 10 del Código de Comercio. ya de parte de ambos contratantes. c) Actos que son comerciales en todo caso. Párrafo II Análisis de los actos enumerados en el artículo 3º del Código de Comercio 51.La Corte de Apelaciones de Valdivia. Compra y venta mercantil. ya de parte de uno de ellos: 1º La compra y permuta de cosas muebles. b) Actos relativos al comercio marítimo. 2º semestre. Nº 483. señalados en los Nos 13 al 19 del mismo precepto legal. página 1295. permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta. b) Actos que se califican de mercantiles por ser ejecutados por una empresa: los indicados en los Nos 5º a 9º inclusive y el Nº 20 del artículo 3º del mismo cuerpo legal. d) Actos que para calificarlos de mercantiles se atiende al criterio de intermediación: los indicados en los Nos 11 y 12 de la disposición citada. A estos últimos se les denomina también actos formales de comercio. permuta o arrendamiento de estas mismas cosas”. hecha con ánimo de venderlas. Una de ellas se refiere a la compra mercantil y la otra a la venta de este mismo carácter.

y. Los hechos posteriores no modificarían en nada el carácter que el acto tenía. que señala: “…las compras y ventas de inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial”. Por el contrario. La exclusión de los inmuebles de la mercantilidad es un principio casi universal en el derecho comercial. Además. que aunque se compren con ánimo de venderlos. no se ejecuta un acto de comercio. no obstante que en la actualidad se advierte. este ánimo del comprador. arrendar o permutar las cosas muebles compradas para que él no sea comercial. el Código italiano de 1882 establecía que era acto de comercio la compra de inmueble con ánimo de venderlo. la tendencia a incorporar a los bienes raíces como objeto de actos de comercio. Se dividen en muebles por naturaleza y muebles por anticipación. La cosa debe ser mueble para el comprador para que cumpla con esta exigencia. si una persona compra una cosa mueble con ánimo de venderla y más . Es justamente esta intención. Basta que falte el ánimo de vender. por una parte. No es preciso que la intención se realice en la práctica. La intención o ánimo debe existir al momento de efectuarse la compra. en sentido etimológico. está claro que se ha excluido de la mercantilidad a los inmuebles o bienes raíces. son considerados muebles por la ley. y la que lo coloca como intermediario en el proceso de circulación de bienes. cada vez con mayor intensidad. tendencia que ha plasmado en algunas legislaciones. permutar o arrendar estas mismas cosas obteniendo una ganancia o lucro comercial. como cuando se compra un bosque para venderlo convertido en tablas o maderas elaboradas. permutar o arrendar esas mismas cosas obteniendo una ganancia o lucro comercial. elementos de mercantilidad. estos últimos son aquellos que encontrándose unidos a un inmueble. las transacciones sobre inmuebles están sujetas por la legislación civil a una serie de formalidades que se oponen a la celeridad que requieren los actos mercantiles. la que constituye la mercantilidad del acto. igual principio establece el Código portugués moderno. sin dejar de ser lo que son. por la otra. Esta intermediación y aceleración son. Pertenecen a la categoría de los muebles aquellos bienes que pueden transportarse de un lugar a otro sin que pierdan su individualidad.52. como en el caso del artículo 75 Nº 11 del Código de Comercio de México. La compra mercantil. así. de acuerdo al Nº 1º del artículo 3º. que se refiere a mercaderías o cosas muebles. 2) Que la compra sea hecha con el ánimo de vender. 2) Que la compra sea hecha con el ánimo de vender. que se reúnan los siguientes requisitos: 1) Que verse sobre cosas muebles. atendida la significación misma de la voz comercio. 1) Que verse sobre cosas muebles. Para que la compra tenga carácter comercial es menester. para el efecto de constituir derechos sobre ellos en favor de otra persona que el dueño. basta que ella exista al tiempo de la compra. como sabemos. La razón de esto se encuentra en el hecho de que el legislador del Código de Comercio excluyó a los inmuebles como objeto del acto de comercio. Puede también recaer sobre un mueble por anticipación.

. aunque se venda transformada. Para que la venta sea mercantil debe ir precedida de una auténtica compra mercantil. habida consideración de la cantidad.. Por aplicación de lo dicho debe concluirse también que las ventas de productos obtenidos por medio de la caza y la pesca son civiles.000 quintales de trigo. con intención.) y posteriormente son vendidas con ánimo de lucrar con ellas. las compras hechas por sociedades cooperativas para vender a sus asociados al precio de costo. por ejemplo. ¿Quién deberá probar la mercantilidad del acto? El que alega que el acto es de comercio. precisamente porque el derecho comercial tiene un carácter excepcional frente al derecho civil. por ejemplo. siempre se ha entendido que el ánimo de vender debe ir acompañado del afán de obtener una ganancia. lo mismo ocurre con el Código de Comercio francés. son todas compras civiles. si un particular compra 1. etc. arrendarla o permutarla y más tarde la cosa se vende. pues constituye la realización del propósito del comprador que adquirió la cosa (compró o permutó) con ánimo de venderla. o. el escultor o el escritor. vale la pena considerar que en virtud del principio de lo accesorio. donaciones. arrendar o permutar. porque el agricultor no ha comprado o permutado los productos. A la inversa. las compras hechas por el Estado o por instituciones de beneficencia. las presunciones. esta venta será civil y no comercial. en esta parte. se presumirá que los compró para venderlos y no para consumirlos. en vino. además. por ejemplo. ciertos actos a título gratuito se convierten en actos mercantiles. arrienda o permuta. permutarlas o arrendarlas. ¿De qué forma probará? Por los medios probatorios que la ley franquea. Venta mercantil. Las ventas realizadas por los agricultores o por mineros son ventas civiles. como por ejemplo la llapa. Esto último aparece claro cuando el sujeto que realiza la compra no es un comerciante. en harina. que exista intención de obtener con ello ganancia o lucro mercantil. realizan de sus obras. en otros términos.. no por eso el acto deja de ser civil. Cuando la compra es mercantil. la venta también lo es. sin embargo. Igualmente lo son las ventas que el pintor. si se compra la cosa sin el ánimo de venderla. con esperanza de lucrar con ellas. etc. Toda venta de la producción de un fundo es civil. así. El Código de Comercio chileno en el artículo 3º Nº 1º nada dice al respecto. o es necesario. Otra duda que se presenta en esta materia es saber si basta que la compra se haga con el ánimo de vender. cobrando interés. de lo contrario se transformaría en acto civil. Con todo. De donde se desprende que la venta de cosas que no han sido compradas con el objeto de comerciar con ellas no es acto mercantil. 53. etc. tal compra es comercial.tarde advierte que ella le hace falta y no la vende. que es su fuente. Don Gabriel Palma Rogers expresa al respecto: “Es mercantil la venta cuando las cosas se han adquirido (comprándolas o permutándolas) con ánimo de venderlas. esta venta constituiría un acto meramente civil…” Consecuencia de todo lo dicho es también el hecho de que si las cosas son adquiridas a título gratuito (legado.

No obstante. por aplicación del inciso 2º del Nº 1º del artículo 3º del Código de Comercio. en el inciso 2º de su Nº 1º. ánimo de arrendarla y de obtener ganancias. dice: “Sin embargo. El ejemplo que se acostumbra dar es el del agricultor que compra envases (toneles) para guardar sus vinos y revenderlos después de llenos. etc. es el caso del agricultor que compra ganado para engordarlo y luego revenderlo. 54. Para que el arrendamiento sea mercantil es menester que vaya precedido de una compra mercantil. Otros ejemplos que pueden citarse son los siguientes: Los directores de colegios que compran libros y lápices para venderlos a sus alumnos. el acto considerado en sí mismo es comercial. examinando técnicamente la situación. pero por acceder a una actividad no comercial (la enseñanza y la profesión médica) deben ser considerados como actos civiles. no son actos de comercio. Todo lo expresado anteriormente es aplicable respecto de la permuta (venta doble) y del arrendamiento. Tales compras o permutas son las que acceden a una industria no comercial. Hay una situación referente a la industria agrícola que se ha prestado para muchas discusiones. pero si la compra la realiza el mismo dueño del fundo. No sucede lo mismo con las compras realizadas por un farmacéutico en el giro de su negocio. reuniéndose todos los requisitos: cosa mueble. ¿Es éste un acto de comercio? Si el agricultor pone ganado en un fundo ajeno. el médico que compra un remedio para vendérselo a un paciente. no obstante reunir todos los requisitos generales indicados en el inciso 1º del Nº 1º. En estos dos casos. el acto es de comercio. Arrendamiento y permuta mercantiles. y deben aplicarse a él las normas del Código Civil. Vimos que de él arranca el fundamento legal de la misma. llegaremos a la conclusión de que estamos frente a un acto comercial: compra de cosa mueble hecha con ánimo de revenderla y de obtener ganancia. ¿debe comprenderse este acto en el inciso 1º o en el inciso 2º del Nº 1º? . Ahora lo estudiaremos como una excepción al principio o regla general contenida en el inciso 1º en un nuevo enfoque. Este inciso ya lo estudiamos al ver la teoría de lo accesorio. no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial”.Para el nuevo comprador el acto puede ser civil o comercial. quiebra. Sin embargo. es importante saber si el arrendamiento es civil o comercial para los efectos de la prueba. No debemos tampoco olvidar el principio de lo accesorio. ¿Qué alcance tiene esta norma? Significa que hay compras y permutas que. Aquí. ¿Cuándo la compra y la permuta no son actos de comercio? El artículo 3º. El Código de Comercio no contiene norma alguna acerca del contrato de arrendamiento. dicho acto se convierte en civil por ser accesorio de una industria de esta naturaleza. aunque ya parece estar resuelta. según sea su intención.

Ejemplo: Falabella compra máquinas de escribir para el giro de su negocio. la marca. 55. Pero la jurisprudencia y la doctrina han extendido la aplicación del inciso en estudio a los casos en que actos civiles por acceder a actividades comerciales deben ser considerados como actos de comercio. El señor Ocampo opinó por lo primero. don Gabriel Ocampo. Al comprar un establecimiento de comercio se compra el TODO. sostuvo que esa compra era civil. miembro de la Comisión Revisora del Código de Comercio. la reunión de elementos materiales e inmateriales. de trabajar mejor la tierra. Según lo dispuesto en el artículo 3º Nº 2º del Código de Comercio: “Son actos de comercio. el nombre. es decir. Juez de Comercio de Santiago. porque reunía todos los requisitos exigidos en el Nº 1º y además por estimar que no cabía la aplicación de la regla de excepción. El caso contrario no está planteado debido a que el Código de Comercio enfoca el asunto sólo desde este ángulo. y a don V. en un solo sentido: se refiere a los actos de comercio que por ser accesorios de actividades no comerciales deben ser considerados civiles. La compra de un establecimiento de comercio”. esperanza de obtener ganancia? No. el señor Concha y Toro. uno de los tantos medios de aprovechar los pastos. se había citado como ejemplo de esta regla de excepción esa compra de animales en una sesión de la Comisión Revisora. relativo a la razón social. Nada dice la ley entre nosotros de la intención con que debe haberse ejecutado la compra. que en esta materia ostenta un gran vacío. La excepción está en el inciso 2º. a virtud de esa regla de excepción a que nos hemos referido. porque este acto no pertenecía de suyo a la industria agrícola. consideró el acto como mercantil. Luego. ¿será preciso que exista ánimo de lucro. Aparte del artículo 3º Nº 2º. dirigió una carta a este respecto al autor del Código. agregó que. Además. por estimar que esa compra de animales no es más que un complemento de la industria agrícola. Esta compra aparentemente civil se transforma en comercial por acceder a una actividad mercantil. “Establecimiento de comercio” es una propiedad incorporal que nace de una circunstancia.“Don Francisco Ugarte Zenteno.” Actualmente la doctrina de los autores y la jurisprudencia de los tribunales estiman que esa compra es civil y cae de lleno en el inciso 2º: sería una manera de aprovechar el suelo. el Código de Comercio hace referencia al establecimiento de comercio en el artículo 369. Melchor Concha y Toro. la ley no lo exige en forma expresa. En cambio. el derecho de llave. como lo hace en el Nº 1º del artículo 3º del Código de Comercio. el crédito. La compra de un establecimiento de comercio. la compra de un establecimiento de comercio con el fin de cerrarlo para eliminar la competencia es un acto de . El establecimiento de comercio no ha sido objeto de una reglamentación sistemática en nuestra legislación mercantil. Accede a la actividad agrícola. comprendidas en él cosas absolutamente incorporales e intangibles como la clientela. etc. y en el artículo 524. en que dispone que puede ser asegurado con o sin designación específica de las mercaderías que contenga. ya de parte de uno de ellos: …2º. ya de parte de ambos contratantes. precisamente.

sentencia 1138. por el hecho de que el establecimiento de comercio comprende bienes materiales e inmateriales. derechos sobre el nombre comercial registrado. Para que el arrendamiento sea un acto de comercio se requiere que se haya adquirido cosa mueble con el ánimo de arrendarla. En ambos casos la mercantilidad del arrendamiento se considera desde el punto de vista del arrendador. etc. patentes de invención. para la tradición de estos últimos resulta necesario que la compraventa se perfeccione por escritura pública. hay un fallo que sostiene lo contrario. Así se deduce de la disposición del artículo 3º Nº 1º del Código de Comercio. Por ser un acto de comercio. no está de acuerdo con esta opinión. el establecimiento nace con la compra y muere con la venta. como dejar constancia de su celebración en un instrumento. por ejemplo. El comerciante que vende su establecimiento de comercio realiza el último acto de su actividad mercantil. Don Gabriel Palma R. patentes municipales. con ánimo de lucro. la venta de un establecimiento comercial no le da por accesoriedad el carácter de acto de comercio a la venta del inmueble. contemplada en el artículo . La compraventa de un establecimiento de comercio no ha sido considerada en el Código de la materia como un acto jurídico solemne. No obstante. Si una persona compra un establecimiento comercial pagando una parte al contado y el resto a plazo y posteriormente no cumple. Sin embargo. Ya dijimos que los negocios jurídicos sobre inmuebles son ajenos a mercantilidad. vale la pena tener presente que. Dicho en otros términos. página 513. 56. la compra o la venta pueden ser consecuencias y pueden probarse por medio de testigos. Por otra parte. de conformidad con lo previsto por el artículo 3º Nº 3º. El caso no se ha presentado con frecuencia en los tribunales. en la mayoría de los casos este contrato se somete por los interesados a ciertas formalidades. basta que los interesados estén de acuerdo sobre la cosa vendida y su precio para que el contrato pueda celebrarse válidamente.comercio. cuando ella comprende. pero se estima que sí. en la práctica. El arrendamiento mercantil. Sabemos que la compraventa es un contrato que se perfecciona por el simple consentimiento de las partes. siempre que concurran los demás requisitos que autorizan la apertura del procedimiento concursal. en consecuencia. el arrendamiento para que tenga el carácter mercantil debe estar precedido por una compra de esta misma naturaleza. sea en la misma forma o en otra diferente. se resolvió que la venta de un establecimiento comercial es un acto de comercio. puede ser declarado en quiebra por haber cesado en el pago de una obligación mercantil. marcas comerciales o de fábrica registradas. el arrendamiento reviste también el carácter de acto de comercio cuando se arriendan cosas muebles con el ánimo de subarrendarlas. En la primera situación. Finalmente. La venta de un establecimiento de comercio ¿será también un acto mercantil? El artículo 3º Nº 2º no lo señala. debemos recordar que en el establecimiento de comercio no está comprendido el bien raíz. Para él es necesario el ánimo de lucro. pero en un fallo contenido en la Gaceta de los Tribunales de 1869. modelos o diseños industriales. Es más.

Como puede apreciarse. ya de parte de uno de ellos: …4º La comisión o mandato comercial”. por la renovación del uso bajo otras condiciones o por la entrega de los mismos. ya de parte de ambos contratantes. debe existir en el momento en que la cosa se compra. mediante un contrato de leasing. La operación consiste en que una empresa financiera. pues los negocios sobre inmuebles son ajenos a la materia comercial.3º Nº 1º. Por último. El artículo 234 expresa: “Hay tres especies de mandato comercial: La comisión. debe insistirse en el carácter mueble de la especie que se compra. La prueba de las obligaciones se rige por normas diferentes. En el último cuarto del siglo XX hemos visto la penetración de la operación de leasing como un mecanismo financiero para la adquisición de los bienes de capital e incluso de ciertos bienes de consumo durables. pudiendo optar. en virtud de un contrato de compraventa o de aprovisionamiento. Esta norma es errónea porque hace sinónimos dos conceptos que son distintos. este artículo nos indica claramente que la comisión es sólo una especie de mandato comercial. importador o distribuidor. en un lapso determinado. empresa de leasing. El artículo 233 del Código de Comercio define el mandato comercial diciendo que “es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño”. permuta o arrienda con ánimo de arrendar o subarrendar. no aparece en la enumeración de los actos de comercio del artículo 3º del Código de Comercio. se atiende a la intención del arrendador al momento de celebrar el contrato de arrendamiento. La norma contenida en el artículo 3º Nº 4º del Código de Comercio señala: “Son actos de comercio. El mandato comercial. del Código de Comercio. siguiendo el criterio que fluye del artículo 3º Nº 3º del Código de Comercio. el carácter civil o mercantil del arrendamiento podrá determinarse recurriendo al principio o teoría de lo accesorio. pero su carácter comercial es indiscutible para la empresa de leasing que compra bienes muebles con ánimo de arrendarlos y para el cliente la mercantilidad puede determinarse por aplicación del principio de lo accesorio. . de que se ha tratado ya en el Título III del Libro I”. El mandato de los factores y mancebos o dependientes de comercio. tanto el arrendamiento mercantil como el civil se rigen por las normas del derecho común. generalmente al término del plazo convenido. cuyo origen es el derecho contractual angloamericano. El mandato es el género y la comisión una especie de ese género. señalado en el artículo 3º Nº 3º. a un cliente quien pagará una renta por dicha cesión de uso. en tanto que en el segundo caso. Es evidente que esta operación. toda vez que el Código de Comercio no contiene reglas especiales sobre esta materia. adquiere los bienes respecto de un fabricante. para luego ceder su uso. La correduría. Vale la pena señalar que. por la adquisición de dichos bienes. el ánimo de destinar la cosa mueble adquirida por compra o permuta al arrendamiento. Con todo. Respecto del arrendatario. según el caso. el subarriendo de cosa mueble hecho con el ánimo de subarrendar debe considerarse también como un acto de comercio. 57.

De aquí se desprende claramente que para que el mandato sea comercial el o los negocios encargados deben ser de comercio y lo que se dice del mandato se dice de la comisión. si. al que encarga el o los negocios. es un elemento de juicio. la comisión es civil. Sobre este punto entre los autores nacionales no existe un criterio uniforme. El criterio acertado es el que sostiene que la comisión será o no un acto de comercio según cual sea la naturaleza del acto o actos encargados. la comisión será comercial. porque el mandato puede ser remunerado incluso en materia civil. dado que tanto el mandato de los factores de comercio como la correduría tienen una reglamentación expresa en el Código. que permite aplicar el principio de lo accesorio. Estamos en presencia de un acto mixto o de doble carácter. que es una especie de mandato. la comisión es para el mandatario un acto de comercio. según las reglas del artículo 3º del Código de Comercio. por tanto. ¿A quién se refiere el artículo 3º del Código de Comercio en su número 4º? Se refiere al mandante. para calificar de comercial o de civil la comisión es preciso atender a la naturaleza mercantil o civil del acto encomendado. la comisión es civil. en caso contrario será simplemente civil. ¿Cuál es el alcance del artículo 3º Nº 4º? ¿Se refiere al mandato en general o sólo a la comisión? Debemos concluir que sólo se refiere a la comisión. En esta calificación de la comisión respecto del mandatario es muy importante su profesión. que constituye el objeto de ella. Esto no es efectivo. Si el o los actos encargados son civiles. la comisión tendrá el carácter de acto mercantil. el artículo 235 define la comisión diciendo: “El mandato comercial toma el nombre de comisión cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas”. surge el problema de saber cuándo la comisión es un acto de comercio. Ejemplo: un agricultor encarga a un comisionista la venta de sus productos. Por tanto. Si el acto que se encarga es alguno de los enumerados en la disposición recién indicada. Determinado el alcance de la regla. por el contrario. el o los actos encargados son comerciales. Para él vale la regla dada anteriormente.Por su parte. Para saber si la comisión es o no acto de comercio respecto del mandatario debemos aplicar la teoría de lo accesorio. Algunos sostienen que si la comisión es remunerada es acto de comercio. Si el negocio es uno de una serie que realiza un comisionista. Este criterio para determinar si la comisión es un acto de comercio arranca del artículo 233 del Código de Comercio. ¿Y para el mandatario? ¿Qué dice la ley respecto de él? Nada. . es accesorio de la actividad comercial y. y específicamente de la expresión “encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio”.

Vale la pena insistir que el elemento básico para considerar las actividades de fábricas y manufacturas como comerciales es la transformación que ellas realizan de la materia prima. sea que ésta la adquiera el propio empresario. Lo propio ocurre con el minero que logra refinar la materia prima en el mismo lugar que la extrae. toma en consideración el elemento empresa para calificar de mercantiles las actividades que quedan comprendidas en dicha enumeración. lo que auxilia o lo que complementa en cada caso de que se trate. tratándose del sector primario de la economía. De consiguiente. 59. no toda transformación de materia prima para la obtención de un producto implica. Lo esencial para precisar la idea de fábrica o manufactura es la transformación de la materia prima mediante el trabajo humano o de maquinaria con miras a obtener un producto perfectamente determinado o individualizado. Trataremos separadamente de los diversos actos de comercio en cuya calificación es determinante la noción de empresa. Pensamos que para determinar su carácter civil o comercial deberá determinarse previamente qué es lo principal y qué es lo accesorio. para quien la realiza organizadamente bajo la forma de empresa. una actividad de índole mercantil. Sin embargo. El artículo 3º. en . la transformación de la materia prima puede constituir una actividad civil. industria extractiva. en sus numerandos 5º al 9º y 20. Actos ejecutados por empresas. Así. Lo que la ley califica de comercial o de acto de comercio no es la empresa sino la actividad que ella despliega para llevar a cabo su objeto. En consecuencia. siendo esta última la actividad profesional de carácter económico destinada a intervenir en el mercado de bienes y servicios. En ciertas situaciones. no ejecuta un acto de comercio.58. minera o agrícola. por ejemplo. para el derecho comercial. sea incluso que se proporcione por el propio cliente. Puede ocurrir que lo principal sea la industria que sólo se encuentra radicada en un predio rústico. Entendemos que lo que el artículo 3º Nos 5º al 9º y 20 del Código de Comercio califica de mercantil es la actividad que se desarrolla en los rubros que la norma comprende por las entidades organizadas como empresa. la actividad industrial o manufacturera que económicamente forma parte del sector secundario constituye. Hemos tenido ocasión de señalar que el derecho comercial moderno rige la actividad económicomercantil constitutiva de empresa. Empresas de fábrica y manufacturas. Una situación particular presentan en la actualidad las llamadas “agroindustrias”. adquiere el carácter de comercial. A ellas se refiere el artículo 3º Nº 5º del Código de Comercio. sea empresa individual o colectiva (diversos tipos societarios). La actividad o el servicio prestado por la empresa organizada constituye para ella un acto de comercio. y se dedica a alguna de las actividades contempladas en la enumeración ya citada. La jurisprudencia nacional ha sostenido que la viticultura es una actividad de índole civil sujeta a las reglas de derecho común. cuando una empresa se organiza jurídicamente bajo algunas de las formas que el derecho comercial ofrece. el agricultor que transforma su propia cosecha de trigo en harina en un molino de su propiedad. un acto de comercio.

En consecuencia. debe calificarse de mercantil si se encuentra organizada bajo la forma de empresa. Parecería existir una redundancia entre lo previsto por el artículo 3º Nº 1º del Código de Comercio. Este número contiene una omisión: sólo alude al transporte por ríos y canales navegables y no se refiere a los lagos navegables. 61. Para el cliente. El empresario cumple en ellas las mismas actividades señaladas anteriormente. que tiene reglas completamente diferentes.tal evento. La norma que comentamos se refiere al transporte hecho por empresas. para el empresario el acto que ejecuta en la explotación de su empresa es un acto de comercio. el acto será civil o comercial según la actividad principal que auxilie o complemente accesoriamente. que alude a las empresas que estamos analizando. 60. 62. El transporte en sí mismo es un acto civil: en sí el transporte es. café-concerts. Debe entenderse incluido el transporte lacustre en el artículo 3º Nº 6º de nuestra codificación mercantil. Es la actividad del empresario que organiza los diferentes medios. Estas empresas para cumplir su función intermediaria se dedican a la compra y venta de bienes muebles. Las empresas de transporte por tierra. lo que configura el acto de comercio. contrato de depósito. humanos y materiales. etc. porque alude a “otros establecimientos semejantes”. arrendarlas o permutarlas. almacenes. De esta suerte. Empresas de almacenes. que precisamente se refiere a la compra o permuta de cosas muebles con ánimo de venderlas. discotecas. ríos o canales navegables”. por una parte. el . ríos o canales navegables. drive-in. la repetición no existe desde que en el numerando 1º del citado artículo el legislador alude a la compra y venta desde el punto de vista individual. arrendamiento de servicios y. Así lo confirman el epígrafe del Título V del Libro II y el artículo 166 del Código de Comercio. manufacturas. Sin embargo. Es transporte marítimo el que se realiza por mar y por ríos cuando el puerto es terminal o cabeza de comercio marítimo. ya de parte de uno de ellos: …6º Las empresas de transporte por tierra. De acuerdo con el artículo 3º Nº 6º del Código de Comercio: “Son actos de comercio. ya que las reglas de transporte terrestre se aplican a la navegación lacustre. para ponerlos a disposición del cliente. y el numerando 5º de la misma disposición. restaurantes. Sin duda que dentro de este mismo tipo de empresas quedan incluidas las que se dedican al giro de hoteles. por otra. Se trata de un olvido del legislador al redactar el Nº 6º. tiendas y bazares. Una vez más el criterio seguido por el legislador es que la explotación de estos rubros se realice bajo la forma de empresa. cafés y otros establecimientos semejantes. Es su actividad la que la ley califica de acto de comercio. Otro tanto ocurre respecto de quienes contratan con las empresas de fábricas. Es totalmente ajeno a esta disposición el transporte marítimo. en tanto que en el Nº 5º se está refiriendo a la actividad de la empresa en su conjunto. Fondas. La enumeración que el Código formula de estas empresas es simplemente enunciativa. tiendas y bazares. ya de parte de ambos contratantes.

El inciso final de este artículo es muy importante por dos razones: 1) Da al transporte el carácter de industria. ubicada en el Título V del Libro II. Indudablemente el artículo 3º en su Nº 6º se refiere a esta empresa del artículo 166. Pero lo referente a calificación profesional. 5º y 6º se refieren a las personas que intervienen en el contrato. 3º. el que realiza un taxista) es un acto civil. queda sujeto a las disposiciones de dicho Título. inciso final: cuando el acto es ejecutado por la empresa en el ejercicio de su actividad siempre mercantil. De manera que sólo será mercantil cuando accesoriamente contribuya a la ejecución de un acto de . La definición dada pone en evidencia el hecho ya mencionado de que el contrato de transporte es una combinación de arrendamiento de servicios y de depósito. por lo mismo. está indicando que el transporte ejecutado ocasionalmente por cualquier persona. El artículo 166 del Código de Comercio define el contrato de transporte diciendo: “El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro. ¿y para el cargador? Para darle calificación legal al acto respecto del cargador debemos aplicar la teoría de lo accesorio. Ahora bien. 4º. la disposición del artículo 171 del Código de Comercio parece encontrarse en abierta contradicción con lo que acabamos de expresar. Pero cuando es realizado por empresas toma el carácter de acto de comercio. esta disposición. ¿Qué objeto tiene entonces distinguir si se trata de un acto civil o de un acto de comercio cuando en definitiva queda sujeto al Código de Comercio? A la inversa de lo que ocurre con el arrendamiento. O sea. esto no le hace perder la calificación que legalmente le corresponde: se trata de un acto civil que se rige por el Código de Comercio (Título V). por el Código Civil. que no tiene normas en el Código de Comercio y se rige. aunque sea un acto de comercio. y no es un pequeño mérito. cualquiera que sea la denominación que vulgarmente se les aplique. en este caso estamos frente a un acto civil que por carecer de reglamentación en el Código Civil se sujeta a las normas del Código de Comercio. canales. etc. inclusas las personas que se obligan ocasionalmente a conducir pasajeros o mercaderías”. aunque no sea empresario. y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas”. a la prueba.. hemos establecido ya que el transporte es acto de comercio para la empresa. Ha correspondido a la doctrina de los autores.transporte individual (por ejemplo. cualesquiera que sean el objeto del transporte y la naturaleza de la cosa transportada. Los incisos 2º. Sin embargo. y 2) Es la única disposición del Código de Comercio que refiriéndose al empresario de transporte proporciona elementos para elaborar el concepto jurídico de empresa en el derecho mercantil nacional. Pero la contradicción es sólo aparente. por tierra. elaborar una noción de empresa sobre la base de tales elementos y de otros que es necesario considerar a tal efecto. pasajeros o mercaderías ajenas. porque si bien la ley expresa que el acto queda sometido al Título V. Dicho artículo preceptúa: “Las disposiciones del presente Título son obligatorias a toda clase de porteadores. lagos o ríos navegables. De aquí podría deducirse que el acto ejecutado por el porteador no empresario sería mercantil. se rige por el Código Civil.

gr. v. . deben estudiarse por separado: 1º Empresas de depósito. será civil todo acto independiente de otro comercial o que acceda a uno civil. que fija el texto refundido. las normas que lo rigen son el Decreto con Fuerza de Ley Nº 221. 2º Empresas de provisiones o suministros. servicios de carga. 4º). de 22 de junio de 1979. Con respecto al transporte aéreo. por ejemplo. en sí. y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 241.” En algunos casos estas cosas se arriendan. dice: “empresas de depósito de mercaderías. en otros se venden. Si el que lo celebra es. La transferencia del documento mediante endoso transfiere el dominio de las mercaderías depositadas (art. la intervención de la empresa le da la mercantilidad: hay intermediación entre los servicios que ofrece la empresa (bodegas. las agencias de negocios y los martillos”. Es acto de comercio cuando lo ejecuta una empresa. ya de parte de ambos contratantes. reglamentado por el Código Civil (art. 2211). creados en 1932 y regidos por el Decreto Supremo Nº 178. ya que son empresas diferentes. Señala el artículo 3º Nº 7º del Código de Comercio: “Son actos de comercio. una mudanza. mediante un precio fijado de antemano y que habrá de regir durante todo el tiempo del contrato. provisiones o suministros”. ambos modificados y en parte derogados por el Decreto Ley Nº 2. etc.comercio. llamados certificados warrants. sobre Navegación Aérea. no tiene por qué ser acto de comercio. En consecuencia. no tendría este carácter. Ejemplo: una persona que compra y vende frutos del país y le encarga a un porteador la conducción de una partida de trigo de un fundo a sus bodegas. servicios personales) y el público. ejecuta el cargador un acto mercantil. a) “El contrato de aprovisionamiento tiene por objeto proveer de cosas muebles a una persona natural o jurídica durante un tiempo determinado para la satisfacción de una necesidad. Por la inversa. Para que el acto sea de comercio debe tratarse de una empresa. El depósito es un acto civil. En esta parte del Nº 7º del artículo 3º hay un error. con lo cual se facilita enormemente el tráfico mercantil.564. Las empresas de depósito de mercaderías.. un agricultor. 63. de 29 de agosto de 1981. Entre estas empresas tienen mucha importancia hoy los almacenes generales de depósito. coordinado y sistematizado de la ley sobre la materia. Por ejemplo: una empresa se obliga a proveer los alimentos al internado de un colegio el año 1985 a un precio determinado. ya de parte de uno de ellos: …7º Las empresas de depósito de mercaderías. relativo a normas sobre aviación comercial. Estos almacenes reciben depósitos por cuenta ajena y pueden emitir títulos de crédito que representan las mercaderías depositadas. provisiones o suministros. y debió decir: “empresas de provisiones y suministros”. En este número están comprendidos actos de distinta naturaleza que nada tienen que ver unos con otros. el transporte del trigo de un fundo al molino del mismo. del año 1931. de 1960.

es un contrato civil por acceder a una actividad civil. b) Las empresas de suministros tienen por objeto prestar servicios mediante una remuneración determinada. contrataciones de préstamos. agencias de avisos. servicios tales como corredurías. colocaciones de créditos. Lo que nosotros estamos calificando de acto de comercio es el contrato de aprovisionamiento y no la compra. etc. Las empresas de pompas fúnebres son. El agente de negocios realiza actos de comercio no por su profesión. Los agentes de negocios prestan servicios a varias personas a la vez. bajo este respecto. El ejercicio de la actividad de martillero público está regido por la Ley Nº 18. sólo hace mención de ella en el artículo 3º Nº 7º en estudio. para la otra parte rige también la teoría de lo accesorio. informaciones comerciales. 4º Los martilleros. al igual que las empresas periodísticas. las agencias matrimoniales. servicios que por lo general interesan a toda la colectividad y ordinariamente están organizados como servicios públicos o.118. noticias. Para calificar el acto de civil o comercial frente a la parte que contrata con la empresa debemos recurrir a la teoría de lo accesorio. gas. Es el corredor de comercio privado que realiza una variedad de actos. no corresponde. 3º Agencia de negocios. teléfonos. es decir. Para el empresario habría siempre acto mercantil en lo que se relaciona con su empresa. Pero aquí no ocurre así.. administración de bienes.Este número ha dado lugar a una cuestión interesante. si se celebra el contrato de aprovisionamiento con un liceo de niñas. en especial. sino por la naturaleza del acto que ejecuta. de avisos. si se celebra con Falabella. Ejemplos: empresas de empleo. de 22 de mayo de 1982. v. por lo menos. y lo que existe en Francia. etc. a ninguna forma de mandato. Ejemplos: empresas de agua potable. indudablemente un elemento de prueba será su profesión. gr. se ha dicho que aquí habría una simple repetición del artículo 3º Nº 1º del Código de Comercio: comprar para vender. bajo control del Estado. empresas de suministros. no es así porque: 1) el Nº 1º del artículo 3º se refiere a la compraventa como acto individual y aquí nos estamos refiriendo a una empresa que ejecuta un conjunto de actos. que suministran informaciones. Así. luz eléctrica. pues el empresario vende lo que todavía no ha comprado. Entonces se pensó que si no se incluía la actividad de estas personas en la enumeración de los actos de comercio. Esta disposición viene del Código de Comercio francés: ocurrió que en ese país había muchas personas que se titulaban agentes de comercio y ejecutaban actos de distinta naturaleza. Sin embargo. La norma . será comercial por acceder a una actividad comercial. celebra el contrato con el tercero y luego compra lo que necesita para cumplirlo. podrían burlar la ley. 2) los actos a que se refiere el Nº 1º empiezan con la compra y terminan con la venta. El Código de Comercio no define la agencia de negocios. La ley declara comercial la actividad de martillero que se ejerce bajo organización empresarial.

En este caso. De conformidad con el artículo 3º Nº 8º: “Son actos de comercio. personal que venda boletos. . sonido. etc. ya de parte de ambos contratantes. Para que el espectáculo público constituya acto de comercio. La empresa tiene que proveer el local.. en conformidad a la ley. Para determinar la naturaleza del acto. Puede ocurrir que un artista sea empresario de una compañía y que actúe también en el espectáculo. Respecto de quien se adjudica el bien en la subasta habrá que atender a la intención con que efectúa la compra o a la circunstancia que ella auxilia o complementa una actividad. aun cuando sea retribuido por el público. pero su rol como artista es simplemente civil. Cuando se promulgó nuestra codificación mercantil existían los juzgados de comercio. profesión o acto principal de carácter comercial o civil. hipótesis en la cual el acto es meramente civil para ella. Así. por lo que fue preciso disponer expresamente que los conflictos ocurridos en locales de espectáculos públicos eran de competencia de la autoridad administrativa y no de ellos. cultura. el acto será mercantil a su respecto. 64.contenida en el artículo 1º de esta ley señala: “Son martilleros las personas naturales o jurídicas inscritas en un registro. Pero si bien los actos que el martillero realiza son comerciales. ya de parte de uno de ellos: …8º Las empresas de espectáculos públicos. sin perjuicio de las medidas de policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa”. Las empresas de espectáculos públicos. etc. si la persona que encarga la subasta ha adquirido los bienes con el ánimo de volverlos a vender y utiliza esta clase de venta para enajenarlos. se requiere que exista una empresa que organice los factores respectivos para intermediar entre los artistas y el público. y pagarles a los artistas que realizan el espectáculo. en estos casos. sin la intervención del empresario. En la actualidad el conocimiento de estos asuntos está confiado a los juzgados de Policía Local. Quedan comprendidas en este número todas las empresas que tienen por objeto entretener al público desde cualquier punto de vista. Además del elemento empresa que mercantiliza la actividad del martillero público. La frase final del Nº 8º del artículo 3º del Código de Comercio. el acto de organizar y producir la entretención es mercantil. para vender públicamente al mejor postor toda clase de bienes corporales muebles”. La mercantilidad en este caso está determinada sobre la base de la empresa. Si los artistas organizan el espectáculo por sí solos. arte. como empresario. por ejemplo. esta misma regla no puede aplicarse para la persona que encarga el remate de los bienes corporales muebles ni al sujeto que participa en él adjudicándoselos. “sin perjuicio de las medidas de policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa”. carece actualmente de interés. luces. vehículos. es preciso recurrir al principio de lo accesorio. personal remunerado). porque actúan en el ejercicio de sus profesiones. no puede perderse de vista que esta persona natural o jurídica organiza un conjunto de factores materiales y humanos (local. que acomode. el acto es meramente civil. para intermediar entre las personas que deseen vender bienes corporales muebles de toda clase y quienes buscan adquirirlos en pública subasta. instalaciones. No ocurre lo mismo en el evento en que una dueña de casa entrega a un martillero un amoblado para que lo remate. las instalaciones.

inclusas aquellas que aseguran mercaderías transportadas por canales o ríos”. cualquiera persona natural o jurídica puede contratar libremente en el extranjero. dentro o al término de un plazo. incendios. F. ya que el marítimo se rige por otras reglas. Las empresas de seguros terrestres a prima. a indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados”. dice que el seguro contratado por una empresa de seguros es un acto de comercio. publicada en el Diario Oficial de 20 de octubre de 1987. El artículo 3º en su Nº 9º se refiere a la empresa de seguros. L. de 1980. sólo puede hacerse en Chile por sociedades anónimas nacionales de seguros y reaseguros. pues sólo ésta puede asumir una multiplicidad de riesgos y contratar una multiplicidad de seguros (diferenciación de los riesgos). el seguro no es en sí un acto de comercio. Nº 251). el seguro ocasional. 8º del D. en su texto actual fijado por la Ley Nº 18. Al primer grupo pertenecen las que aseguran los riesgos de pérdida o deterioros en las cosas o el patrimonio. Pertenecen al segundo grupo las compañías que cubren riesgos de las personas o que garanticen a éstas. Por lo tanto. el seguro es un contrato de indemnización que tiene por objeto compensar la ocurrencia de ciertos riesgos: accidentes. No pueden organizarse entidades aseguradoras destinadas a cubrir riesgos comprendidos en los dos grupos mencionados. nunca será un acto de comercio en sí mismo.65. las compañías tanto . ya de parte de ambos contratantes. mediante una retribución convenida. Se refiere este número al seguro terrestre.500.660. etc. caso bien hipotético. ya de parte de uno de ellos: …9º Las empresas de seguros terrestres a prima. En mérito de estas razones. que tengan por objeto exclusivo el desarrollo de dicho giro y actividades que sean afines o complementarias de éste. sino porque la empresa hace posible la existencia del seguro: el seguro sólo puede establecerse desde el punto de vista económico en base a una empresa. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251. Como podemos ver. De acuerdo con el artículo 3º Nº 9º: “Son actos de comercio. Sin embargo. obligándose. a excepción de los seguros obligatorios establecidos por ley y aquellos contemplados en el Decreto Ley Nº 3. El artículo 512 del Código de Comercio define el seguro como “un contrato bilateral. un capital. Las compañías de seguros se dividen en dos grupos. El artículo 3º Nº 9º expresa que son actos de comercio los ejecutados por empresas de seguros a prima. condicional y aleatorio por el cual una persona natural o jurídica toma sobre sí por un determinado tiempo todos o alguno de los riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona. Agrega la disposición legal citada que sin perjuicio de lo anterior. El seguro jamás puede significar jurídicamente ganancias. de conformidad a la normativa sobre operaciones de cambios internacionales. toda clase de seguros. es eminentemente indemnizatorio (compensatorio). el comercio de asegurar y reasegurar riesgos a base de prima. de 1931. Se establece así no sólo por la intermediación entre la empresa y el cliente. una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios (art.

092. que consiste en pagar o hacer pagar una cantidad de dinero. de 1931. el precio. para el asegurador. complementa o garantiza una actividad.de uno como de otro grupo pueden cubrir riesgos de accidentes personales y los de salud. en caso contrario es un acto civil para el asegurado. toda vez que el artículo 7º de la Ley Nº 18. que sólo puede estar organizado como empresa. El contrato de cambio está definido en el artículo 620 del Código de Comercio. lo que implica que en el futuro las mutuales no pueden organizarse para llevar a cabo la actividad de seguros. Se les denomina actos formales de comercio o actos mercantiles per se. lo que excluye la posibilidad de actos mixtos y la aplicación del principio de lo accesorio.660. declara mercantiles: “Las operaciones sobre letras de cambio. la mercantilidad del seguro debe determinarse atendiendo al principio de lo accesorio. auxilia. Los actos formales de comercio. Nos corresponde ahora tratar un grupo de actos que siempre tienen el carácter mercantil. La antigua clasificación del seguro atendiendo a su forma de organización. etc. cualesquiera que sean su causa u objeto y las personas que en ellas intervengan. En resumen. con lo cual el seguro puede ser mixto o de doble carácter: comercial para la empresa aseguradora y civil para el asegurado. endoso. por cuanto de ahora en adelante sólo pueden contratarse seguros a prima. aceptación. para ambas partes. 66. y las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio”. En estos últimos el asegurado paga un precio determinado por la transferencia del riesgo a la empresa aseguradora. aval. Cuando el seguro contratado accede. que distinguía seguros mutuos y seguros comerciales. pueden continuar sus negocios quedando sujetas a su propia legislación y al Decreto con Fuerza de Ley Nº 251.660 establece que las entidades mutuales que con anterioridad a su entrada en vigencia estaban autorizadas para asegurar. Los elementos del contrato son fundamentalmente: el objeto. sociedad anónima nacional de seguros. desaparece la distinción entre seguros a cuota y seguros a prima.). no puede hacerse en la actualidad. La letra de cambio nació como un documento accesorio al contrato de cambio y más tarde se convirtió en el medio de ejecución y de prueba del mismo. pagarés y cheques sobre documentos a la orden. del empleo de títulos de crédito respecto de los cuales se ejecutan determinadas operaciones (emisión. que modificó al Decreto con Fuerza de Ley Nº 251. La naturaleza comercial proviene de la forma. que es el valor . mediante un valor prometido o entregado. el convenir un seguro constituye un acto de comercio. en virtud de la nueva normativa sobre la materia fijada por la Ley Nº 18. de 14 de enero de 1982. a pagar o hacer pagar a la otra parte o a su cesionario legal cierta cantidad de dinero en un lugar distinto de aquel en que se celebra la convención”. es de carácter mercantil. cualesquiera que sean su causa y objeto y las personas que en ellas intervengan. de 1987. un acto o una profesión principal comercial. Los seguros en nuestros días han devenido prácticamente todos comerciales. en su texto actual fijado por el artículo 108 de la Ley Nº 18. Por otro lado. como “una convención por la cual una de las partes se obliga. El artículo 3º Nº 10 del Código de Comercio. Para el asegurado.

en general. la reaceptación. En la letra de cambio pueden intervenir. – Endosante: El que transfiere el documento por endoso. el pago de ella. Pero la letra de cambio. en tanto contiene una prestación futura que puede cambiarse en una presente mediante el descuento. etc. medio de circulación. y – Aval: Persona que interviene para garantizar el pago del documento por alguno de los obligados. El contrato de cambio se perfecciona por el solo consentimiento de las partes y puede probarse por cualquiera de los medios que admite el Código de Comercio. porque mediante su endoso se transfiere la prestación contenida en ella.prometido o entregado. pero no es la única forma de llevarlo a cabo. que es lugar distinto de aquel en el que se celebra la convención. Intervienen en esta convención el librador. las siguientes personas: – Librador: Quien emite el documento. en el que debe pagarse la cantidad de dinero. el pago. una vez que se le incorporó la aceptación del librado. A continuación indicamos las principales operaciones que pueden efectuarse sobre letra de cambio: 1) Giro. además de servir para realizar el contrato de cambio. y el tomador o beneficiario. medio de crédito. 3) El endoso: Mecanismo que emplea el beneficiario o el portador. mediante acto escrito al dorso o su sola firma. librador y beneficiario deben ser siempre dos personas distintas y además debe constar el elemento distancia loci. la cláusula a la orden y sobre todo cuando se permitió que el librador pudiera ser también beneficiario de la misma. que es la persona a quien se ordena que pague la cantidad girada. o en documento separado. la distancia loci. un endosante o un tercero garantiza. Ahora bien. el librado. 2) La aceptación: Es la declaración unilateral de voluntad del librado que admite la orden contenida en la letra y se obliga a su pago. La ley declara mercantiles por su forma las operaciones sobre letra de cambio. la letra se emplea como un instrumento de ejecución del contrato de cambio.. emisión o libramiento: Es el acto por el cual el librador crea la letra. – Aceptante: Es el librado que admite pagar la letra firmándola en el anverso. para transferir el documento. como la prórroga. como la de servir de medio de pago. pero no señala expresamente cuáles. para darlo en cobro o para constituirlo en garantía. porque bien puede ser con el uso de un pagaré domiciliario u otro instrumento. que es aquel a quien debe pagarse el dinero o a su cesionario legal. – Endosatario: Quien adquiere la letra por endoso. en una hoja de prolongación adherida a ésta. el protesto. que también deben considerarse formalmente comerciales. que reemplaza el dinero. Cuando la letra de cambio se utiliza para ejecutar el contrato de cambio. – Librado: Persona a quien se ordena que pague la cantidad determinada o determinable de dinero. Además de estas operaciones existen otras. entró a cumplir otras funciones. a) Operaciones sobre letra de cambio. en todo o en parte. . por el cual el girador. 4) Aval: Es un acto escrito y firmado en la letra de cambio. como indicamos. quien contrae la obligación de pagar o hacer pagar la cantidad de dinero.

Incluso la cesión de un cheque nominativo mediante el mecanismo de cesión de crédito es una operación de carácter comercial. endoso. En virtud del contrato de cuenta corriente el titular deposita dinero o valores a la vista en un banco y esto lo faculta para emitir órdenes de pago. son actos mercantiles “per se”. Las principales operaciones sobre pagarés son la suscripción. cancelación y pago de un certificado de depósito a la orden. etc. e) Remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio. el endoso. la Ley 18. las remesas de dinero de una plaza a otra son operaciones comerciales formales. Así. con la cláusula “a la orden” o bien “al portador”. la garantía o aval. se ha extendido el ámbito de la mercantilidad formal. de 14 de enero de 1982. la emisión. que contiene una orden dirigida a otra persona. por ejemplo. Como ya lo viéramos. Puede efectuarse mediante el uso de otros documentos. una de las cuales es el empleo de una letra de cambio. el pago. Al mencionarse estos documentos en el artículo 3º Nº 10 del Código de Comercio. el contrato de cambio es consensual y puede ejecutarse de varias maneras. carta orden de crédito. La ley otorga naturaleza comercial a las remesas que se efectúan de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio. cualquiera sea el medio empleado para ejecutarlos. la revalidación y el protesto. El cheque se vincula con el contrato de cuenta corriente bancaria. no define el pagaré. el pago y la prórroga. carta de porte. que no sean letras de cambio. circulación. que la institución de crédito debe cumplir. la cancelación. d) Operaciones sobre documentos a la orden. ni pagarés ni cheques. el pagaré es una confesión o reconocimiento de deuda que hace el suscriptor. incluso a través de un giro postal o telegráfico. A diferencia de la letra de cambio. El cheque es un documento por el cual la persona que lo gira se compromete a pagar una suma de dinero. . sino que se limita a enunciar las formalidades de su emisión. Como operaciones sobre cheques podemos citar: el giro o libramiento. quien puede señalar el beneficiario nominativamente. para el caso que el banco contra el que se emite no lo pague por cualquier causa. Otro tanto ocurre con otros documentos a la orden: bonos o debentures. Tal como ocurre con la letra de cambio. constituyen ahora un acto de comercio formal. conocimiento de embarque. Reunidos los elementos del contrato de cambio. como simples órdenes de pago. c) Operaciones sobre cheques. El pagaré es un documento escrito por el cual la persona que lo firma (suscriptor) se confiesa deudora de otra (beneficiario) de una cantidad determinada o determinable de dinero y se obliga a pagarla en la época señalada. por lo que deben intervenir a lo menos dos en su emisión. De tal suerte que la emisión. garantía y pago de otros documentos a la orden.092. el endoso. pero como título de crédito tiene eficacia independientemente de él.b) Operaciones sobre pagarés.

Con esta nueva definición el legislador ha ampliado considerablemente la noción de banco. están tratados en la Ley General de Bancos. descontar documentos. de 4 de noviembre de 1997. Precisaremos ahora la idea de banco y sus operaciones. libranzas.67. cuyo texto fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 252 del Ministerio de Hacienda. así como las operaciones que ellos realizan. a tal punto que junto con realizar la tradicional función de intermediación en el crédito. de la Ley General de Bancos. 7) Emitir boletas o depósitos de garantía. en cuanto a las operaciones de banco. con vencimientos que no excedan de un año. “Banco es toda sociedad anónima especial que. en el texto fijado por la Ley Nº 19. que ha sufrido algunas modificaciones posteriormente. con el objeto de darlos en préstamo. Entre otras.528. La idea de banco se hace ahora extensiva al concepto de banco de negocios o banco prestador de servicios. 4) Hacer préstamos a plazos que no excedan de cinco años. La noción de “operación” no es una noción jurídica. ellas están enumeradas en el artículo 83 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 252. se dedique a captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del público. Las operaciones de banco. pagarés y otros documentos que representen obligaciones de pago. como pieza fundamental de la vida económica actual. proceder a la intermediación financiera. Nos referiremos separadamente a cada una de ellas. destinados a promover inversiones de capitalización de las actividades de la producción en las condiciones que determine el Superintendente de Bancos. realizar toda otra operación que la ley le permita”. señalaremos. por vía de ejemplos. autorizada en la forma prescrita por esta Ley y con sujeción a la misma. Así lo corrobora el artículo 83 Nº 11 bis. con vencimientos que no excedan de un año. que contiene la Ley General de Bancos. en general. Ahora bien. . publicado en el Diario Oficial de 4 de abril de 1960. Según el artículo 40 Ley General de Bancos. pagos y transferencias de fondos. es más bien una noción de orden económico que supone la realización de varios actos jurídicos. hacer rentar estos dineros y. a) Las operaciones de banco.528. cuya principal actividad es la toma de participación y la gestión en negocios ya formados o en formación. debe comprender en su concepto estos dos aspectos indicados. contado desde la fecha de su descuento o adquisición. 3) Descontar y negociar letras de cambio. 6) Efectuar operaciones de cambios internacionales con arreglo a la ley y comprar y vender oro amonedado o en pastas. Los bancos. 5) Efectuar cobranzas. las de cambio y corretaje. Interesa destacar que el Código de Comercio se refiere aquí a las “operaciones” de banco consideradas como un todo. las siguientes: 1) Recibir depósitos y celebrar contratos de cuenta corriente bancaria. y 8) Aceptar y ejecutar comisiones de confianza. El banco. de 1997. realizar inversiones. etc. de 30 de marzo de 1960. en su texto fijado por la Ley Nº 19. 2) Hacer préstamos con o sin garantías. puede asimismo operar en intermediación de valores y en corretaje de seguros.

sino el hecho de servir de intermediario entre los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus negocios. Para el banco las operaciones indicadas son siempre comerciales. Así. Cuando se encarga a un banco por el Departamento de Comisiones de Confianza el arrendamiento o compra de inmuebles. el agricultor que encarga a un corredor la venta de su cosecha de trigo ejecuta un acto civil. el corredor un acto de comercio. c) Por último. ya estudiado. para calificar la operación de mercantil o civil. Por lo demás. que por recaer sobre inmuebles es un acto civil. El concepto de cambio tiene dos acepciones: el contrato de cambio. . los bancos o casas de cambio. están comprendidas asimismo en este precepto las operaciones de corretaje. debe tenerse presente. El artículo 234 menciona la correduría como una forma de mandato comercial y se encuentra reglamentada en el Título III del Libro I del Código de Comercio. recurriendo al principio de lo accesorio. sino que se refiere a las operaciones como conjunto. Pero en relación a la persona que concurre a efectuar el cambio. que siendo operación de banco es comercial. la teoría de lo accesorio. la realización de varios actos jurídicos. Otra cosa es que las empresas bancarias sean por regla general empresas comerciales que toman como técnica jurídica de su organización la forma de sociedades anónimas. ¿esta operación es comercial? Para responder hay que advertir que una cosa es el encargo: comisión de confianza. Estas operaciones son mercantiles respecto de la persona que tiene a disposición del público el cambio. por ejemplo.Lo que el Código de Comercio califica de acto mercantil son las “operaciones” de banco que suponen. al cual se refiere el artículo 3º en el Nº 10. se debe atender al principio de lo accesorio. no considera la profesión. b) También se refiere el artículo 3º Nº 11 del Código de Comercio a las operaciones de cambio. cada una de ellas. Las operaciones bancarias son los mecanismos que permiten al banco realizar su función de intermediación entre los dueños del capital y los que se sirven de él para sus negocios. el comercio o actividad bancaria sólo puede ejercerse en nuestro medio por sociedades anónimas. El banco es un intermediario entre los dueños del capital que lo depositen en él y las personas que recurren al crédito para hacer sus operaciones comerciales. Al señalar como acto de comercio la correduría el Código no hace sino ratificar una vez más la idea de la intermediación como elemento determinante de mercantilidad. y el cambio o trueque manual de moneda. los corredores son “oficiales públicos instituidos por la ley para dispensar su mediación asalariada a los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus contratos”. Según el artículo 48. En este último sentido se alude al cambio en el artículo 3º Nº 11. pero respecto de la persona que contrata con él debe determinarse el carácter civil o comercial de ellas. y otra muy diversa es el contrato encargado celebrar. Respecto de la persona que contrata con el corredor. Pensamos que el legislador chileno les dio carácter de acto de comercio a las operaciones de banco porque en ellas existe intermediación. No emplea el Código la noción de empresa para calificar la mercantilidad de las operaciones bancarias.

puesto que la construcción ha sido y sigue siendo una actividad civil cuando no se ejerce bajo la forma de una empresa. dispone en su artículo 14: “Agrégase al artículo 3º del Código de Comercio el siguiente Nº 20: Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia. etc.045. En consecuencia. porque según este criterio las operaciones sobre valores mobiliarios pueden no ser acto mercantil para el que encargó el negocio. Las empresas de construcción de bienes inmuebles. su organización y las personas que intervienen en él han quedado reglamentados sistemáticamente por la Ley Nº 18. Entendemos. como edificios. es aplicable a esta materia. Las bolsas son fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. publicado en el Diario Oficial de 15 de octubre de 1977. El artículo 38 de la Ley Nº 18. sobre Mercado de Valores. las postergaciones. El mercado de valores. caminos. en el lugar que les proporcione. Las operaciones de bolsa. Todo lo que hemos señalado respecto de la idea de empresa contenida en el inciso final del artículo 166 del Código de Comercio. “una compra o venta de cosas muebles hecha con el propósito especulativo”.045. como lo hemos expresado anteriormente. Es precisamente esta organización a la cual el legislador ha querido darle el carácter de comercial. será entonces acto de comercio. Respecto de la persona que concurre a la bolsa a transar valores. En virtud de la norma recién transcrita se declaran mercantiles las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia. que define al empresario de transporte. canales. para que la actividad económica de construcción de bienes inmuebles quede comprendida dentro de los actos que la ley considera mercantiles. de 1981. instalaciones industriales y de otros similares de la misma naturaleza”. es decir. desagües. por otra parte. cuyas atribuciones están fijadas por el Decreto Ley Nº 3. por ejemplo: los traspasos de acciones.953. que las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia podrían clasificarse dentro del grupo de actos de comercio en que para calificarlos de tales el legislador ha considerado el elemento . El Decreto Ley Nº 1. las transacciones de valores mediante mecanismos continuos de subasta pública y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan en conformidad a la ley”. de 22 de octubre de 1981. debe aplicarse el principio de lo accesorio para calificar la naturaleza del acto o contrato. El Código ha calificado de mercantiles las operaciones que se realicen en la Bolsa de Comercio. es necesario que se ejerza bajo la organización de una empresa.68. de 23 de diciembre de 1980. como asimismo lo que se dirá a continuación sobre la noción económica y jurídica de empresa y su consagración en algunas leyes del derecho positivo nacional. define el concepto de bolsa de valores señalando que “son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros la implementación necesaria para que puedan realizar eficazmente. 69. Es necesario aplicar el criterio del Nº 1º del artículo 3º.538. mediante un conjunto de medios materiales y humanos que una persona reúne y coordina con el propósito de intervenir en el mercado de bienes o servicios. y si existe un ánimo especulativo para realizar la operación. puentes.

que el propósito que animó al legislador chileno para declarar mercantiles las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia. en absoluto. sin perjuicio de las normas sobre calificación destinadas a sancionar a los administradores que hubieren incurrido en el delito de quiebra ilícita en grado de culpable o fraudulenta. caminos. 70. de los rasgos que caracterizan el tráfico comercial. Los Nos 13 al 19 inclusive del artículo 3º se refieren a los actos de comercio marítimo que se califican de mercantiles sin considerar para nada el principio de la accesoriedad ni la existencia de actos mixtos o de doble carácter. No debe olvidarse que el origen del derecho comercial arranca del derecho marítimo. Así lo expresa. que esencialmente son bienes muebles. por lo demás. En efecto. pensamos que es del caso puntualizar que esta reforma no debe convertirse en una puerta abierta a la arbitrariedad que conduzca a aplicar indiscriminadamente la quiebra a las empresas de construcción. el artículo 3º en su Nº 16. desagües. canales. en fin. tales como edificios. puentes. los que siguen siendo civiles. pueden ser declaradas en quiebra como deudores comprendidos en el artículo 41. instalaciones industriales y de otras similares de igual naturaleza. mediante esta modificación las empresas de construcción de inmuebles. En otras palabras. de 1977.953. ha sido. lo que no quiere decir que la actividad inmobiliaria carezca. Creemos. cuando las tutelas individuales (juicio ejecutivo) no son suficientes para resolver una situación de carácter general y permanente que afecta el crédito. porque no debe perderse de vista que el derecho comercial tradicional siempre ha regido las actividades relativas al intercambio de mercaderías. por lo que necesariamente debe excluirse de la calificación comercial a otro tipo de empresas que ejecutan actos o celebran contratos relativos a bienes inmuebles. consideradas comerciales. Sin embargo. como es el caso de los enumerados en el artículo 3º Nos 5º a 9º inclusive. no ha sido la de extender el ámbito de la mercantilidad o materia comercial a los actos que en general se celebran sobre inmuebles. Actos de comercio marítimo. la intención del legislador con esta reforma del Decreto Ley Nº 1. . Vale la pena insistir que el legislador ha declarado mercantiles sólo las empresas cuyo objeto sea la construcción de inmuebles por adherencia. urbanización de bienes raíces. sólo pueden aplicarse subsidiariamente frente a un estado patrimonial crítico de imposibilidad de pagar. 43 Nº 1 de la Ley de Quiebras) y sus efectos tanto inmediatos como retroactivos devienen más rigurosos. fundamentalmente. siendo los procedimientos concursales verdaderas tutelas colectivas de orden preventivo. Los actos de comercio que hemos estudiado corresponden al comercio terrestre. loteos. entre otros. arriendo. el de facilitar la aplicación de los procedimientos concursales. puesto que no debemos perder de vista que. como las que se dedican a la administración.empresa. lo que implica que la apertura del procedimiento tutelar se hace más fácil (art.

¿Cuál de ellos tomó en consideración nuestro legislador al hacer la enumeración del artículo 3º? El elemento considerado es la intermediación. posición por la cual también se inclina la jurisprudencia de los tribunales. Actos de comercio no mencionados en el artículo 3º. 9º y 20 del artículo 3º. 72. La intermediación se aprecia en el artículo 3º en los siguientes aspectos: 1) Intermediación en la circulación de la riqueza. ya que al iniciar estos estudios expresamos que existen diversos elementos elaborados por la doctrina. etc. ni al principio de lo accesorio. tales como el ánimo de lucro. ya que el legislador sólo considera la forma que estos actos toman. para obtener un producto. 2º y 3º del artículo 3º del Código de Comercio. Son siempre mercantiles y. por servir como auxiliares a la actividad mercantil. puede llegarse a la aplicación del derecho comercial por analogía. se encuentran consagrados en el artículo 3º Nº 10. ya que no estando definido el acto de comercio. En ellos no hay verdaderamente interposición. Finalmente. 2) Intermediación en el trabajo. El banco sirve de intermediario en la oferta y demanda de dinero. 4) Actos formales de comercio. se consideran actos de comercio. el mandato. interposición o intermediación entre productores y consumidores. conviene destacar que existen actos que. como ya dijimos.Párrafo III Criterio seguido por el legislador para determinar la mercantilizad 71. integrantes de la noción del acto de comercio. Los actos omitidos en el artículo 3º son los siguientes: . 3) Intermediación en el crédito. sirviendo de esta suerte de intermediaria entre el trabajo. Se encuentra contenida en el Nº 11 del artículo 3º. para lo cual debe saberse precisamente cuál es el principio que informa la enumeración de los actos mercantiles. Se ha expresado con anterioridad que nuestro legislador huyó de la definición del acto de comercio y prefirió hacer la enumeración contenida en el artículo 3º. 8º. Está contenida en los Nos 1º. Esta omisión. que tiene gran interés en determinar cuando ella existe. y el capital y público consumidor. 7º. La empresa organiza los factores de la producción: naturaleza. sin atender a la finalidad que con ellos se persigue. a la que ha querido dársele una importancia que no tiene. la doctrina la explica señalando que era imposible comprender en una enumeración todos los actos de comercio. Hay algunos actos que tienen este carácter y no se encuentran señalados en ella. aceleración del proceso productivo. 6º. La enumeración que de los actos de comercio hace el artículo 3º del Código de Comercio no es completa. factor empresa. trabajo y capital. Se halla establecida en los Nos 5º. donde se considera el factor empresa. Interesa saber si esta enumeración obedece a una idea central. y existe entre los dueños del dinero que depositan sus capitales en el banco y los que solicitan los créditos a través de éste. por ejemplo.

habría dicho: “Los actos de comercio son…” Consideramos este argumento de poco peso y muy relativo. que expresa que sociedades comerciales son “las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio”. el artículo 3º debe ser interpretado restrictivamente. cabe la analogía. debe atenderse a la naturaleza de la obligación principal a la que acceden. b) Existen actos de comercio que no están en el artículo 3º. Razones que se han dado para sostener que la enumeración es sólo enunciativa: a) Argumento del texto. No obstante. Seguramente el Código no incluyó las sociedades en el artículo 3º. c) La aceptación doctrinaria y jurisprudencial de la interpretación analógica. la fianza y la prenda serían mercantiles según sea comercial el contrato principal cuyas obligaciones garantizan. enunciativo. al hecho de que este contrato es “intrínsecamente civil. para determinar la mercantilidad hay que recurrir al principio de lo accesorio. b) El contrato de cuenta corriente mercantil. Por lo tanto. Así. 73. Esto. La enumeración que hace el artículo 3º ¿es taxativa? Se ha suscitado respecto de este artículo la cuestión de saber si es limitativo o simplemente enunciativo. Omisión que se encuentra salvada por el precepto contenido en el artículo 2059 del Código Civil. Si la intención del legislador hubiera sido hacer taxativa la enumeración. y no habrá más actos de comercio que los señalados en él. c) El Código de Comercio ha reglamentado el mutuo en forma diferente al Código Civil. d) Los contratos accesorios. El problema para la calificación de estos contratos se encuentra resuelto en el artículo 1º del Código de Comercio. Razones dadas para considerar taxativo el artículo 3º: a) El derecho comercial es una excepción frente al derecho civil (art. 2º). aunque puede asumir características mercantiles”. simplemente. es. Tampoco señaló el legislador este contrato en su enumeración y lo trata en los artículos 602 y siguientes del Código de Comercio. Su omisión se debe. El problema es importante. a juicio de Olavarría.a) Las sociedades. pues éstas son personas y sujetos de derecho y en dicha disposición trataba de enunciar los actos constitutivos de la actividad mercantil para que ellas mismas puedan constituirse. si. hace desaparecer la posibilidad de que el artículo en cuestión sea taxativo. Este argumento es de poco valor. porque según sea la solución podremos o no aplicar la analogía. según algunos. . porque en todos estos actos es menester recurrir al artículo 3º para darles mercantilidad. por el contrario. Se dice que la expresión “son actos de comercio…” empleada por el legislador denota su carácter enunciativo. los que ya hemos visto.

como hemos visto.092. Esto demuestra claramente que el artículo 3º contiene una enumeración taxativa. sobre Letra de Cambio y Pagaré.b) Si el legislador hubiera definido el acto de comercio como estrictamente debió haber sido. en consecuencia. Por eso hoy se admite que el carácter taxativo del artículo 3º debe aceptarse con las reservas de la accesoriedad que extiende la mercantilidad más allá de sus límites. la norma del artículo 767 inciso final del Código de Comercio. contenía otra disposición. Pero no debemos olvidar que la accesoriedad arranca precisamente del inciso 2º del Nº 1º del artículo 3º del Código de Comercio. El Proyecto del Código estableció una disposición que hacía presumir mercantiles los actos de los comerciantes. lo puede estar dentro de la amplitud del precepto. Frente a la regla general (derecho civil) debe probar la excepción (derecho comercial). El Código de Comercio no consagró esa disposición. los tribunales de comercio resolverán los casos ocurrentes por analogía de las disposiciones que ellos contienen”. Pero sabemos que el legislador se encontró en la imposibilidad de definir y se limitó a reemplazar la definición por una enumeración. 75. Concluimos. amplía el concepto de acto de comercio a actos que no son específicamente mercantiles. desea sustraer un acto del derecho civil. debe probarlo. el artículo 10. 74. c) Historia fidedigna del establecimiento de la ley. además del artículo 3º actual del Código de Comercio (7º en el Proyecto). 2) La accesoriedad. El Proyecto. Por otra parte. el artículo 11 del Proyecto decía: “Los artículos 7º y 10 son declarativos y no limitativos y. cuando esos elementos hubieren concurrido. Desde este punto de vista. a menos que se pruebe que son mercantiles. Pero esto no significa que su interpretación debe ser restrictiva o específica. aunque no llevaran la . Presunción de los actos de comerciantes. y suprimió el artículo 10. Esto es muy importante porque el que alega mercantilidad. que establece el carácter excepcional del derecho comercial. La Comisión Revisora consideraba que el artículo 3º bastaba. que presumía actos de comercio las libranzas o pagarés de comerciante a comerciante. Recordemos que el Nº 5º en su parte final y el Nº 16 están redactados en forma muy amplia. habríamos debido juzgar el acto de comercio conforme a los elementos esenciales contenidos en la definición y sólo podríamos haber dicho tal acto es de comercio. así como si de haber habido definición hubiéramos debido ceñirnos estrictamente a ella. no debe ser estrictamente literal por dos razones: 1) Si un acto no está expresa e individualmente señalado por él. y si consideramos que el derecho comercial es excepcional frente al derecho civil. Presunción sobre el carácter de los actos. Pues bien. debemos atenernos exclusivamente a la enumeración que la reemplaza. que enumeraba los actos que no eran de comercio. Este artículo también fue suprimido. que el artículo 3º es taxativo. el artículo deja de ser taxativo. Conforme al artículo 3º del Código de Comercio. los actos deben presumirse civiles. entonces. En este caso debe ser considerado como mercantil. También ha sido derogada por la Ley Nº 18. o sea. que.

2) Los actos formales de comercio ejecutados por mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal. que no es otra que la empresa.. deberes y obligaciones que le corresponden por su carácter de tal. DE DISERTACION. 114). 1er sem. 1918. 1295). que en la actualidad nuestra disciplina jurídica se ocupa fundamentalmente de reglamentar la actividad económica constitutiva de empresa. que autorizó además al Registro Nacional de Comerciantes Establecidos para transformarse en organización gremial o para que acuerde su disolución. Gaceta. TEMAS DE DISCUSION. revestimiento o estructura jurídica que le permita cumplir con la función que está llamada a desarrollar.000. por el . Nº 38. DE INVESTIGACION Y CASOS PRACTICOS 1) Incidencias tributarias del carácter mercantil de un acto o contrato. Corresponde a nuestra rama proporcionar las diversas formas o ropajes jurídicos que la empresa puede adoptar para su funcionamiento. ¿Qué reflexiones le merece este fallo? 7) La jurisprudencia sostuvo: “El mandato conferido a un corredor de comercio para la compraventa de propiedades raíces constituye un acto civil y no de comercio” (C. Asimismo. Cuando se trata de una persona que ejerce la actividad constitutiva de empresa. Nº 483. 2º sem. necesita adoptar una organización determinada. 1915. La empresa económicamente organizada requiere. Este estatuto jurídico contiene los derechos. Suprema. a propósito de las nociones del derecho comercial y las doctrinas sobre su contenido. Hemos señalado. La actividad económica. p. que presumía comerciales los actos de los comerciantes inscritos en el Registro que ella había creado. Pero si se trata. de 1969.. esta institución no se transformó en organización gremial sino que acordó su disolución. p. 27 de abril de 1918.cláusula “a la orden”. ¿Qué comentario le sugiere esta sentencia? En relación con el fallo anterior (6).066 fue derogado por la Ley Nº 18. El Título I de la Ley Nº 17. una organización. a su turno. tampoco tiene vigencia la regla del artículo 8º de la Ley Nº 17. de 5 de junio de 1981. para ser eficiente y poder adaptarse a los imperativos de producción masiva y demanda en gran escala. Ideas generales. de acuerdo con su naturaleza y con su importancia económica.066. 3) La accesoriedad civil y lo accesorio comercial. 4) ¿Los actos o contratos sobre inmuebles pueden convertirse en comerciales por aplicación de la teoría de lo accesorio? 5) Carácter civil o comercial de las agroindustrias. En el hecho. el derecho comercial se encarga de establecer un estatuto jurídico al cual está sujeto el empresario individual. 6) La jurisprudencia sostuvo: “El encargo de vender un fundo es acto de comercio porque constituye corretaje” (Gaceta. ¿cuál cree usted que es ajustado a derecho y por qué? TITULO II ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA 76.

cuando en varios de sus preceptos denomina “empresa” al objeto o actividad a que se dediquen las sociedades. formar una sociedad de personas de responsabilidad limitada. que dominó durante el primer tercio del siglo XX. de un grupo de personas que desarrollan la actividad mercantil bajo la forma de empresa. Capítulo I LA NOCION DE EMPRESA Sección I Concepto jurídico de empresa 77. La doctrina de los autores de derecho comercial. desde el punto de vista jurídico. es decir. comenzó a distinguir entre la actividad del sujeto organizador y el conjunto de medios instrumentales por él organizados para realizar esa actividad. si bien sigue siendo válida en el plano económico. la noción de empresa. aún influidos por la noción económica. de la empresa como organización de los factores de la producción (capital y trabajo). centrando la idea de empresa sobre el primer aspecto. en derecho. diversas posibilidades de estructura jurídica les son ofrecidas por esta disciplina. no satisface las exigencias del derecho y está siendo superada. y la noción de establecimiento comercial sobre el segundo aspecto. esto es. el derecho de sociedades. Otros. Nos interesa precisar el significado jurídico del término empresa. Parece evidente entonces determinar. los instrumentos materiales e inmateriales puestos al servicio de la empresa. La idea de empresa como actividad del empresario parece consagrarse en el Código de Comercio español.contrario. una cooperativa o una sociedad de capitales. Una parte del derecho comercial. la concepción jurídica de la empresa. analizando desde el ángulo jurídico la totalidad del “fenómeno empresa” como unidad económica orgánica. Muchos juristas han hablado. . por cuanto durante mucho tiempo se sostuvo que en derecho comercial podía emplearse la noción económica de este concepto. comenzó por separar el aspecto subjetivo del aspecto objetivo de este fenómeno. Pero la concepción organicista. la actividad del sujeto que organiza los diversos factores. Así surge. sus elementos y características. Podrán organizarse jurídicamente constituyendo una simple comunidad o sociedad de hecho. con propósitos lucrativos. para ocuparse más tarde de las diversas formas jurídicas que el derecho comercial ofrece para el funcionamiento de la empresa. como forma o modo de actividad económica. el trabajo de los auxiliares de éste y de los bienes instrumentales necesarios para conseguir el fin perseguido. responde al imperativo de proporcionar los mecanismos jurídicos para encauzar la actividad mercantil constitutiva de empresa. ven en la empresa un organismo vivo y dinámico integrado por la actividad del empresario. con esta separación de aspectos o elementos.

Párrafo I Caracteres de la empresa en sentido jurídico 78. Las características que distinguen la actividad constitutiva de empresa son las siguientes: a) La actividad habrá de ser de orden económico, en el sentido más amplio pero también más riguroso del término “económico”, que permite distinguir la actividad empresarial de las puras actividades artísticas o intelectuales. b) Actividad organizada, es decir, planificada, dirigida a conseguir una unidad de acción de acuerdo con el proyecto racional. De ordinario –como bien advierte Uría–, la actividad organizada se manifiesta hacia el exterior en la coordinación y utilización estables de medios materiales y trabajo ajeno, que dan nacimiento a un organismo económico y operante. c) Actividad profesional, en el sentido de que debe ser continuada, sistemática, con tendencia a durar y con propósito de lucro permanente que constituya medio de vida, capaz de permitir la distinción de esta actividad empresarial con otras actividades económicas organizadas, que no se ejercitan profesionalmente. d) El fin perseguido por esta actividad así caracterizada deberá ser la producción de bienes o servicios, o el cambio de los mismos en el mercado, y no el goce o consumo directo por el productor o su familia. Sólo ejecuta una actividad empresarial quien produzca o cambie para satisfacer la demanda del mercado. Esta finalidad es precisamente la que explica y justifica que el derecho se ocupe de regular la actividad empresarial, velando por los intereses de la economía y por los intereses de los terceros ligados al funcionamiento de la empresa. La empresa, en sentido jurídico, es entonces el ejercicio profesional de una actividad económica organizada con la finalidad de actuar en el mercado de bienes o servicios. Este concepto es suficientemente amplio para comprender tanto a la gran empresa desarrollada con poderosos medios instrumentales, como a la pequeña empresa poco menos que reducida a la actividad del empresario. Como hemos indicado, la noción jurídica de empresa supone un sujeto que organice y ejercite la actividad empresarial. Este sujeto es el empresario, a quien podemos conceptualizar diciendo que se trata de una persona física o jurídica que, por sí o por medio de delegados, ejercita y desarrolla en nombre propio una actividad constitutiva de empresa, adquiriendo el carácter de titular de las obligaciones y de los derechos nacidos de esa actividad. Párrafo II Caracteres de la empresa en sentido económico 79. La empresa es una de las formas que puede revestir la explotación, unidad económica que reúne y organiza los factores productivos. La empresa reúne, organiza y combina los factores productivos bajo las siguientes características: a) El empresario no aporta los factores productivos. Los dueños de los recursos, trabajadores, capitalistas, venden por dinero el servicio de sus recursos a los empresarios, quienes los compran para producir bienes. En el taller artesano,

que es otra forma que puede revestir la explotación económica, el artesano es dueño de los factores productivos que combina y del producto que elabora. No se plantea el problema de la distribución del ingreso, pues todo el ingreso es del artesano. b) La empresa adquiere los factores productivos en el mercado y al precio que arroja el libre juego de la oferta y la demanda. Si el precio lo fija la autoridad, el mercado desaparece. Lo anterior no envuelve ningún juicio acerca de la conveniencia o inconveniencia de dicha intervención. c) La empresa actúa en función del mercado. El bien que la empresa produce con los factores que adquiere y organiza, lo vende en el mercado y al precio que allí se forma. d) La empresa no combina factores productivos apreciados en especie, ni persigue la obtención de un producto apreciado también en especie. La empresa combina precios de factores productivos y sólo le interesa el precio del producto, bien o servicio que vende. e) La empresa tiene una sola finalidad, que lo es también del sistema de que forma parte: el logro de ganancia máxima. La empresa procura que exista la mayor diferencia posible entre el precio que recibe de los consumidores de sus productos y el precio que debe pagar a los dueños de los agentes productivos. Para la empresa no interesa satisfacer una necesidad económica, sino la satisfacción de las necesidades solventes, o sea, con poder de compra. Sin embargo, en el hecho, la empresa no siempre logra la ganancia que persigue. Esta última característica hace resaltar una abierta contradicción entre la finalidad de la empresa (el logro del máximo beneficio) y la función que las empresas deben cumplir en conjunto (satisfacer las necesidades de la sociedad en que operan). Finalmente, conviene precisar que como toda otra forma de explotación económica, la empresa requiere de alguien que la dirija, el empresario. En sentido económico, el empresario se define como la persona que adopta las decisiones y manda con autoridad. Párrafo III La idea de empresa en el derecho nacional 80. En el Código de Comercio –excepción del artículo 166 inciso final, que da una noción de empresario, de la cual puede inferirse la de empresa– no encontramos una definición legal de este concepto. Con fines tributarios la Ley Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968, definía la empresa como “todo negocio, establecimiento u organización de propiedad de una o varias personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea el giro que desarrolle, ya sea éste comercial, industrial o agrícola, minero, de explotación de riquezas del mar u otra actividad”. Asimismo excluía del concepto “las actividades meramente rentísticas, tales como el arrendamiento de inmuebles de cualquiera naturaleza, la obtención de rentas de capitales mobiliarios, intereses de crédito de cualquier clase u otras rentas similares, realizadas por personas naturales, comunidades u otro tipo de organización que no tenga personalidad jurídica”. Esta definición

cumple solamente con el objetivo de orden fiscal para el cual fue establecida por el legislador, pero no contiene un concepto jurídico de la empresa. En el Decreto Ley Nº 1.006, publicado en el Diario Oficial de 3 de mayo de 1975, que contenía el Estatuto Social de la Empresa, en el Título II, relativo a las empresas y su autoridad, se definía la noción de empresa en los siguientes términos: “Constituye empresa, para los efectos de la presente ley, la entidad destinada a la producción o comercio de bienes o a la prestación de servicios que, persiguiendo una finalidad económica y social, se encuentra organizada con el concurso de trabajadores e inversionistas bajo una dirección común”. A pesar de que se trataba de una legislación especial destinada a regir las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores, la definición del artículo 8º de este decreto ley, que acabamos de transcribir, contiene algunas características de la noción jurídica de empresa. Encontramos en ella, en primer término, el desarrollo de una actividad económica, en estricto sentido del término, lo que permite distinguir la actividad empresarial de las puras actividades artísticas o intelectuales. Por otra parte, la actividad constitutiva de empresa es una actividad organizada, es decir, planificada, destinada a conseguir una unidad de acción, de acuerdo con un proyecto racional. Esta actividad organizada se manifiesta hacia el exterior en la coordinación y utilización estables de medios materiales y de trabajo ajeno, que dan nacimiento a un organismo económico y operante. Esta última característica de la actividad empresarial, y por ende de la noción jurídica de empresa, ya la encontrábamos en la definición que del empresario de transporte da el artículo 166 inciso final del Código de Comercio, diciendo que “el que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías por sus dependientes asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se llama empresario de transportes, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí mismo”. De esta norma se desprende que para ser empresario de transportes se exige desplegar una actividad organizada y profesional. Con todo, la definición que comentamos no logra distinguir perfectamente los aspectos objetivos y subjetivos que constituyen el “fenómeno empresa”. Si bien es cierto que reconocemos en ella el mérito de esbozar ciertas características de la noción jurídica, no pasa de ser un concepto económico de empresa. Vale la pena destacar también que en su artículo 2º el Decreto Ley Nº 1.006, sobre el Estatuto Social de la Empresa, enumeraba además las diversas formas jurídicas que ésta podía revestir: “Las empresas pueden adoptar las estructuras jurídicas que estimen más adecuadas a sus actividades y finalidades; podrán, por tanto, y sin que esta enunciación sea taxativa, revestir el carácter de empresas individuales, cooperativas de trabajo, cooperativas de usuarios, sociedades de personas, comunidades, sociedades anónimas o cualquiera otra forma, sometiéndose, en cada caso, a los requisitos exigidos por la legislación pertinente”. Nos llama la atención, sin embargo, la disposición del inciso 2º de este mismo artículo 2º, que decía que cualquiera que fuera la estructura jurídica de la empresa, debía cumplir con el requisito de ser económicamente eficiente para la sociedad a que servía y socialmente justa para quienes la conformaban, toda vez que no se precisaba en ninguna parte qué debe entenderse por “empresa económicamente eficiente para la sociedad a que sirve”, ni lo que significa

“socialmente justa para quienes la conforman”, ni la autoridad que debía calificar la existencia de estos requisitos. Conviene precisar que el Decreto Ley Nº 1.006 fue derogado con la promulgación de un nuevo Código del Trabajo, contenido en la Ley Nº 18.620, publicada en el Diario Oficial de 6 de julio de 1987. El Código del Trabajo, en su artículo 3º inciso final, define el concepto de empresa en los siguientes términos: “Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada”. Aun cuando el concepto se define para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, no deja de constituir una manifestación legislativa expresa que acoge la idea de empresa. En la Ley Nº 18.175, de 28 de octubre de 1982, sobre quiebras, en los artículos 124 y siguientes, se contemplan normas para la enajenación del todo o parte del activo de la quiebra como un “conjunto o unidad económica”. Si bien no se define el concepto de unidad económica, es evidente que está muy cerca de la noción de empresa, porque lo que se pretende es evitar que el conjunto se desintegre o sufra menoscabo económico, como ocurría al venderse separadamente los distintos bienes que lo componen. Finalmente, el artículo 1º inciso 2º de la Ley Nº 18.046, de 22 de octubre de 1981, al establecer que la sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil, está reconociendo que la gran empresa comercial chilena se organiza jurídicamente bajo esta forma societaria. Sección II Concepto jurídico de empresario 81. La idea jurídica de empresario difiere también de la noción económica que la identifica con la persona que directamente y por sí misma asocia, combina y coordina los diferentes factores de la producción, interponiéndose entre ellos para ajustar el proceso productivo al plan previsto de antemano. En derecho, por el contrario, no se exige que el empresario despliegue una actividad directa y personal. Basta que la actividad se desempeñe en nombre del empresario aunque de hecho se desarrolle por personas delegadas. El empresario, actúe o no personalmente, es quien responde frente a terceros y quien adquiere para sí los beneficios que la empresa produzca. “No hay derechos y obligaciones de la empresa sino derechos y obligaciones del empresario.” El empresario puede ser persona física (empresario individual) o persona jurídica (empresario colectivo o social). Las sociedades dotadas de personalidad jurídica pueden desarrollar una actividad constitutiva de empresa y ser, en consecuencia, empresario. Dicho de otra manera, la sociedad dotada de personería moral constituye una forma jurídica de organización de la empresa.

La empresa. Empresa y establecimiento de comercio. intermediación y lucro. La explotación de un predio agrícola es una actividad económica. Sección III Clasificación de la empresa 83. En fin. en consecuencia. por lo general. el propio artículo 3º del Código de Comercio. el de arrendatario o el de usufructuario. que la empresa tendrá el carácter de civil cuando para la . Con tal propósito una empresa puede dedicarse al ejercicio de actividades tanto civiles como mercantiles. debe ser considerada como civil. por ejemplo. en el derecho chileno. Por otra parte. Empresa comercial y empresa civil. desde el punto de vista jurídico. las empresas son comerciales cuando tienen por objeto la realización de alguno de los actos que la ley considera mercantiles. dejamos establecido que.Salvo situaciones excepcionales. según que la actividad constitutiva de empresa se considere comercial o civil. es decir. que contenga los elementos de cambio. siendo la ley la que realiza dicha calificación. la distinción salta a la vista. en el derecho francés con el nombre de fonds de commerce y en nuestro derecho con la denominación de “establecimiento de comercio”. por estar comprendidas dentro de dicha enumeración. así. porque no concurren en ella los elementos de cambio. la determinación del carácter comercial o civil de una actividad escapa a la voluntad de los individuos. la de dominio o propiedad. pues el establecimiento de comercio no es sino el conjunto de bienes puesto al servicio de esa actividad. pero nada se opone a que el título jurídico que permite utilizar el establecimiento sea otro diverso al de propietario. por ejemplo. Profundizando el análisis. el empresario no puede desarrollar su actividad sin el concurso de un conjunto de bienes materiales e inmateriales conocidos en el derecho italiano con la expresión técnica de azienda. que enumera los actos de comercio. En la vida práctica se presentan casos de establecimientos sin empresario (caso de fallecimiento de éste) y situaciones en que el establecimiento sirve al ejercicio de varias empresas pertenecientes al mismo empresario. Para calificar a una empresa de comercial es necesario que la actividad que ella desarrolle sea una actividad de índole mercantil. difíciles de imaginar. la relación jurídica del empresario con el establecimiento de comercio es. intermediación y lucro que caracterizan a esta última. de nada vale que se deje establecido. se consideran comerciales. dedica algunos preceptos a empresas que. se plantea de nuevo aquí el problema de la aplicación de la legislación comercial. De acuerdo con el criterio objetivo que ha plasmado en la legislación chilena. una empresa de carácter civil. 82. pero no constituye una actividad comercial. Finalmente. Siguiendo la noción de empresa como el ejercicio de una actividad. En la concepción orgánica de la empresa la distinción entre ella y el establecimiento de comercio apenas se advierte. La empresa que se dedique a este objeto será. Toda empresa cuyo objeto sea otro que la actividad mercantil. es una actividad económica organizada con la finalidad de actuar en el mercado de bienes y servicios. Conviene distinguir la noción de establecimiento de comercio de la idea de empresa.

se habla de empresa privada. aquellas en que la mayor parte de su capital de explotación pertenece al Estado. pública o de economía mixta. pues. por razones económicas. al Estado ni a otras corporaciones de derecho público. la legislación comercial le impone una serie de obligaciones al mismo tiempo que le reconoce ciertos derechos. sea por el mecanismo de la participación en el capital o por el del régimen de administración. y la actividad que desarrollan les ha sido específicamente reservada por ser de interés de toda la colectividad. Generalidades. Cuando la actividad mercantil constitutiva de empresa se ejerce por una persona natural. pertenece mayoritariamente a los particulares. el empresario lo es del derecho comercial después de la evolución en la que se ha construido jurídicamente la noción de empresa”.realización del objeto para el cual se ha formado debe ejecutar actos que la ley considera mercantiles. mantiene una determinada injerencia. con clara finalidad política. Se dice que el Estado se asocia con el capital privado tanto para recoger los beneficios como para vigilar la explotación. lo que en su conjunto constituye el estatuto jurídico del comerciante individual. . los instrumentos o medios de que se valen y actos jurídicos que celebran. “el comerciante es el sujeto del derecho comercial tradicional. y mediante el cual se desarrollan. Según el predominio del Estado sobre la empresa. Son empresas públicas. la empresa tiene el carácter de comercial prescindiendo de la voluntad de sus titulares. por el contrario. como bien apunta Felipe de Solá Cañizares. por un empresario de comercio. Por último. su régimen de administración está determinado por normas de derecho público. Sabemos también que nuestra disciplina jurídica está llamada a proporcionar las reglas legales de organización de la empresa. además. Queremos advertir que empleamos la denominación de “empresario individual de comercio” para ser consecuente con las nuevas tendencias que inspiran nuestra rama jurídica. explotarlas por sí mismo o a través de sus organismos. públicas y de economía mixta. son empresas de economía mixta aquellas en las cuales el Estado. Resulta obligado entonces el estudio de este estatuto jurídico. Empresas privadas. de los sujetos que la ejercen. Capítulo II EL EMPRESARIO INDIVIDUAL DE COMERCIO 85. “Los capitalistas han aceptado fácilmente esta intervención cuando tienen necesidades de dinero o cuando requieren del crédito público”. 84. Empresas privadas o del sector privado son aquellas en que el capital con que se han formado. El Estado no sólo se conforma con reglamentar la explotación de determinadas empresas. Ya hemos indicado que el derecho comercial tiene por misión el estudio de una parte de la actividad económica –el comercio en sentido jurídico–. sino que pretende. pues constituye la forma legal bajo la cual puede ejercerse la actividad comercial en este caso. su régimen de funcionamiento está regido por normas de derecho privado y la explotación a que se dedican no está reservada. leyes orgánicas especiales.

los que si bien es cierto no están definidos en el Código de Comercio. podemos señalar que sí es necesaria la repetición de los actos comerciales. hacen del comercio su profesión habitual”. aunque en el fondo. teniendo capacidad para contratar. se encuentran enumerados en su artículo 3º en una enunciación que no es taxativa. como observa Ripert. c) Hacer de los actos de comercio su profesión habitual. Se dedican al comercio quienes ejecutan los actos mercantiles enumerados en la legislación positiva. Análisis de los requisitos. se requiere reunir tres condiciones: capacidad para contratar. La calidad del comerciante no nace de la voluntad de las partes. de acuerdo con nuestra ley positiva. de la aptitud legal para ejercitar los derechos de que se es titular y para contraer obligaciones válidamente. se trata de una cuestión de hecho que debe decidir el juez. Cabe preguntarse. que trataremos a continuación. porque se estima que su ejecución constituye una profesión habitual. a) Capacidad para contratar. Noción de estatuto. Este conjunto de normas constituye el estatuto jurídico del comerciante. El derecho comercial chileno se funda en el concepto objetivo de los actos de comercio. empresario individual. aunque no está definido en la ley. las obligaciones a que está sometido y los registros en que debe estar inscrito. hay aquí una redundancia: la profesión implica el hábito de ejecución de ciertos actos. Concepto de comerciante. El comerciante se define entonces a partir de la idea del acto de comercio. sino que proviene de la ley. De manera general. Para ser comerciante. Párrafo I Requisitos para establecer la calidad de comerciante 87. Analicemos la definición dada por el Código de Comercio chileno.Sección I El estatuto jurídico del empresario de comercio 86. “son comerciantes los que. De acuerdo con la disposición del artículo 7º del Código de Comercio. Se trata de capacidad de ejercicio. esto es. tiene el carácter de comerciante. . Este requisito de la habitualidad es muy importante. b) Dedicarse al comercio. que parte de la noción clásica de los profesionales del comercio y que no se refiere en general a todos los que lo ejercen. esto significa ejecutar actos de comercio. siendo considerado como tal quien realiza habitualmente actos de esta naturaleza. puesto que se trata de personas que van a dedicarse al comercio. sin embargo. Cuando la persona ejecuta los actos que ella califique de comerciales. Teniendo en cuenta el carácter objetivo del derecho comercial chileno. si es necesaria la repetición de los actos para considerar que ellos determinan una profesión habitual. dedicarse al comercio y hacer de él su profesión habitual. No puede ser de otra forma. El empresario individual está sometido a un conjunto de reglas jurídicas que determinan los requisitos o condiciones para que tenga carácter de tal.

reitera la exigencia de la ejecución de actos con espíritu profesional para traer la calidad del comerciante. Esta disposición. Ella dice: “Esta expresión (habitualidad. por ejemplo. luego el individuo es comerciante. el propietario de un edificio de rentas firma habitualmente letras de cambio. pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto”. los efectos de este acto. Veamos algunas de ellas: a) En cuanto a la capacidad. existe otra exigencia o condición para determinar la actividad del comerciante. Tampoco se requiere que el ejercicio del comercio sea notorio u ostensible ni que constituya la única profesión de la persona. pues a la repetición de dichos actos debe acompañarse el ánimo profesional. no debe pensarse que siempre que se ejecutan actos de comercio la persona tiene el carácter de comerciante. un individuo compra un establecimiento de comercio que más tarde cierra sin haber realizado ninguna venta. es decir. pues la ejecución de un solo acto puede dar a la persona el carácter de comerciante. la expresión “profesión habitual”. por cuanto ello implica una serie de consecuencias jurídicas. los derechos y obligaciones que se generan. que confirma el carácter objetivo del derecho comercial chileno. interpretando el artículo 7º del Código de Comercio. profesión habitual) supone la consagración constante de negocios propios del comercio y el ánimo de aplicar al giro de ellos una atención habitual”. pero no es comerciante. que como persona jurídica posee un patrimonio propio en el cual se radican los efectos de los contratos celebrados por sus mandatariosrepresentantes. Es interesante determinar cuándo una persona tiene la calidad de comerciante. Una sentencia de la Corte Suprema de Chile ha definido. Los representantes de las sociedades comerciales no son por este solo hecho comerciantes. Cuando una persona ejecuta un acto en representación de otra. llevar determinados libros de contabilidad y pagar ciertos impuestos especiales. Por último. . 88. lo que constituye un acto de comercio formal. El ánimo profesional está a la vista. Para ser comerciante se requiere entonces ejecutar los actos mercantiles en nombre propio y no en representación de otra persona. diremos que según el artículo 8º del Código de Comercio chileno “no es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio. ya que actúan en representación de la sociedad. no tiene la calidad de comerciante por no actuar en nombre propio. El interés de la definición.En cualquier caso. se radican en el patrimonio del representado y no en el del representante. b) Los comerciantes están sometidos a ciertas obligaciones: inscribir ciertos documentos en el Registro de Comercio. no es indispensable la repetición de los actos comerciales. Aparte de los requisitos que se desprenden de la definición del artículo 7º. así. que analizaremos en detalle más adelante. Por otra parte. Si un mandatario celebra actos de comercio en nombre de su mandante. Se trata de la actuación en nombre propio que se deduce de los principios generales del derecho privado y que algunos autores nacionales consideran que no es necesaria. el Código de Comercio contiene reglas especiales relativas a ciertas personas.

Párrafo II La capacidad para ejercer el comercio 90. debiendo actuar con el ministerio o la autorización de otra persona. no es un comerciante en el contexto de nuestro derecho. El Código de Comercio no contiene ninguna disposición que permita dilucidar la situación de los incapaces en general. industrial. debe tenerse en cuenta que si bien el comerciante termina su actividad.175. en materia tributaria. permite llenar este vacío de nuestra codificación mercantil. El artículo 49 de la Ley Nº 18.175. agrícola o minera es más severa que la de un sujeto que realiza estas actividades. que exige a los comerciantes capacidad para contratar. dedicarse al comercio y adquirir la calidad de empresario comercial. pueden ejecutar . en consecuencia. en consecuencia. Cuando se trata de una persona natural. de los menores que administran su peculio profesional o industrial y de la mujer casada. Sin embargo. Resulta que el incapaz está impedido de obligarse por sí solo. según la disposición aludida. cuando ha cesado en el pago de una de ellas. la profesión termina por su muerte o su retiro de la actividad mercantil. pueden originar la declaratoria de quiebra como deudor comprendido en el artículo 41 de la Ley Nº 18. vale decir. los incapaces sólo pueden ser declarados en quiebra por obligaciones válidamente contraídas por intermedio de sus representantes legales o con autorización de la justicia. sobre quiebras. 92. el Código de Comercio chileno sólo contiene algunas normas especiales relativas a los menores y a las mujeres casadas que se dediquen a la actividad mercantil. conforme al artículo 43 Nº 1º del texto legal recién citado. su disolución entraña el término de su profesión o actividad comercial. Cómo termina la profesión de comerciante. A continuación trataremos las reglas especiales de capacidad contenidas en la codificación comercial. como no puede ejercer el comercio en nombre propio. esto es. a menos que la ley le imponga alguna restricción. Tratándose de una persona jurídica. De conformidad con la norma contenida en el artículo 10 del Código de Comercio. Veremos separadamente la situación de los incapaces. Aparte de la disposición del artículo 7º. 91. los hijos de familia y los menores que administran su peculio profesional en virtud de la autorización que les confieren los artículos 246 y 439 del Código Civil. de las personas que no pueden obligarse válidamente sin el concurso o la autorización de otra. para obligarse por sí mismos sin el ministerio o la autorización de otra persona.La quiebra de una persona que ejerce una actividad comercial. Toda persona natural capaz de obligarse por sí sola puede. Normas de capacidad en el Código de Comercio. debe declararse el término del giro y pagar el impuesto correspondiente. 89. 1) Los incapaces. 2) Los menores que administran su peculio. Terminada la actividad mercantil. las obligaciones mercantiles contraídas durante el tiempo que la ejercía. En efecto.

profesión o industria y de lo que en ellos obtenga. siempre que. separados de los de su marido. a menos que la mujer o sus herederos . Esta última norma. que desempeñe algún empleo o que ejerza una profesión. necesitará autorización judicial. no tratándose de bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755.802. 3) La mujer casada. obligarán los bienes comprendidos en ella y los que administre con arreglo a las disposiciones de los artículos 166 y 167. Incumbe a la mujer acreditar. con conocimiento de causa. oficio. Además de la norma contenida en el artículo 10 del Código de Comercio. dispone: “La mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo. Disuelta la sociedad conyugal. de 9 de junio de 1989. para gravar y enajenar los bienes raíces. El único caso que requiere comentario es el de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. que ejerce la actividad comercial separadamente de su marido. quedando obligados hasta la concurrencia de dicho peculio y sometidos a las leyes comerciales. oficio. oficio. tanto respecto del marido como de terceros. mediante instrumentos públicos o privados. Aun más. sus herederos o cesionarios. Esto significa que el menor adulto puede dedicarse al comercio y tener el carácter de comerciante. Los actos o contratos celebrados por la mujer en esta administración separada. a los que se hará referencia en el instrumento que se otorgue al efecto. a menos que comprobaren que el contrato celebrado por él cedió en utilidad de la mujer o de la familia común. oficio o industria. se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo. Los acreedores del marido no tendrán acción sobre los bienes que la mujer administre en virtud de este artículo. profesión o industria separados de los de su marido. en su texto actual fijado por la Ley Nº 18. Los terceros que contraten con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que pudieren interponer ella o el marido. pero si fuere menor de veintiún años. comprende únicamente los bienes de este peculio. de manera que respecto de ella sólo hay que preocuparse del régimen patrimonial bajo el cual contrajo el matrimonio.libremente actos de comercio. en virtud de la Ley Nº 18. el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. porque respecto del ejercicio de ese comercio se considerará separada totalmente de bienes. la mujer casada comerciante se rige por lo establecido en el artículo 150 del Código Civil. que permite formular esta aseveración. Para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley. la mujer casada es plenamente capaz. el artículo 18 del mismo cuerpo legal dispone que “el menor comerciante puede comparecer en juicio por sí solo en todas las cuestiones relativas a su comercio”. se haya acreditado por la mujer. Según lo previsto en el artículo 11 del Código de Comercio. fundada en la circunstancia de haber obrado la mujer fuera de los términos del presente artículo. y no obligarán los del marido sino con arreglo al artículo 161.802. profesión o industria”. que ejerce o ha ejercido un empleo. los bienes a que este artículo se refiere entrarán en la partición de los gananciales. La mujer casada. el artículo 48 inciso 2º de la Ley de Quiebras expresa que la quiebra del menor adulto que administra su peculio profesional o industrial. no obstante cualquiera estipulación en contrario. 93. Hoy día.

el Estado. fabricación de moneda. en la Ley Nº 13. por ello. el marido responderá a esas obligaciones hasta concurrencia del valor de la mitad de esos bienes que existan al disolverse la sociedad. de 22 de diciembre de 1973 (que fija normas sobre la libre competencia). por ejemplo. Si la mujer o sus herederos aceptaren los gananciales.renunciaren a estos últimos. que reservan ciertas actividades comerciales al Estado o a las empresas públicas dependientes de él. telégrafos. o a la condición de ser persona natural o jurídica de nacionalidad chilena. Esta misma ley crea una comisión que debe determinar si alguna actividad constituye una infracción a sus disposiciones (art. Se trata aquí de una reserva de la actividad mercantil a favor de ciertos profesionales. A juicio de un autor chileno. ejerciendo la dirección de la economía nacional. El propio Estado se reserva para sí determinado comercio: transportes ferroviarios. en cuyo caso el marido no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada.305) son notoriamente insuficientes e inadecuadas para combatir las actividades y tendencias monopolísticas de la actual economía”. trata en su Título V de las “Normas para fomentar la libre competencia industrial y comercial”. 95. correos.305. Principio. De conformidad con el artículo 172 de esta ley llamada “antimonopolios”. controla particularmente determinadas ramas de comercio (se habla entonces de comercios reservados) o bien toma ciertas medidas limitando el ejercicio del comercio para ciertos individuos. “las reglas allí establecidas (Ley Nº 13. fabricación de armas. de algunas formas de sociedades. Sólo por la ley podrá reservarse a instituciones fiscales. . de 4 de abril de 1959. su estudio en particular escapa a nuestro propósito en este caso. semifiscales. de administración autónoma o municipales el monopolio de determinadas actividades industriales o comerciales”. Mucho más eficaz es la legislación contenida en el Decreto Ley Nº 211. en cuyo caso encomienda al Consejo de Defensa del Estado que inicie el proceso correspondiente ante los tribunales. Mas. En Francia. Sin embargo. Veamos estos diversos aspectos separadamente. 96. Los comercios reservados. deberá probar el exceso de la contribución que se le exige con arreglo al artículo 1777. 173). Si bien es cierto que aún existe en nuestro régimen jurídicoeconómico el principio de libertad de comercio. públicas. para gozar de este beneficio. “no podrá otorgarse a los particulares la concesión de ningún monopolio para el ejercicio de actividades industriales o comerciales. los comercios de tabacos y fósforos son también reservados al Estado. La legislación chilena mantiene el principio de la libertad de comercio. Las medidas relativas a determinado giro comercial.” Párrafo III Las prohibiciones y limitaciones para comerciar 94. etc. en el último tiempo se han venido imponiendo tales restricciones fundadas en intereses de orden general. En consecuencia.

Las siguientes actividades comerciales son reservadas en el derecho chileno en favor de las personas que se indican: a) La actividad bancaria. Reservada a sociedades anónimas que cumplan con la Ley de Bancos (D.F.L. Nº 252, de 4 de abril de 1960). b) El seguro. Reservado a sociedades anónimas nacionales de seguros según el artículo 4º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251 de 20 de mayo de 1931. c) La actividad de martillero. Sólo pueden ejercerla las personas naturales o jurídicas que aparecen inscritas en el Registro Nacional de Martilleros (art. 7º de la Ley Nº 18.118). d) La intermediación sobre valores. Sólo puede hacerse por corredores de bolsa o por agentes de valores y por los bancos y sociedades financieras (arts. 24 y 25 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores). e) El comercio de farmacia. De conformidad con lo que establecía el artículo 123 del Código Sanitario (D.F.L. Nº 226, de 15 de mayo de 1931), sólo los farmacéuticos o químicos farmacéuticos podían dedicarse al comercio de farmacia. También podrían hacerlo las sociedades legalmente constituidas en que formara parte como socio uno o más de estos profesionales. La dirección técnica de la farmacia siempre debía estar a cargo de un químico farmacéutico. En la actualidad, el Libro Sexto del Código Sanitario, cuyo texto fue modificado por el Decreto Ley Nº 1.085, publicado en el Diario Oficial de 10 de julio de 1975, distingue claramente entre la empresa comercial y el establecimiento de salud farmacia. Siendo así, el control técnico y la administración de la farmacia como establecimiento de salud están a cargo de un profesional químico farmacéutico, pero existe plena libertad para que cualquier persona natural o jurídica pueda instalar farmacias, con tal que cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias. Hay libertad para instalar la empresa comercial cuyo giro es la explotación de una farmacia, pero esta última, en cuanto establecimiento de salud, debe quedar bajo la dirección técnica de un farmacéutico. Así lo corrobora el artículo 4º del Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados, contenido en el Decreto Supremo del Ministerio de Salud Nº 466, publicado en el Diario Oficial de 12 de marzo de 1985. Finalmente señalamos que el acceso a las actividades de corredor de propiedades y de productos y a sus respectivos registros es libre para toda persona mayor de edad, legalmente capaz, no declarada en quiebra o sujeta a convenio con sus acreedores y que no haya sido condenada ni se encuentre actualmente procesada por delito que merezca pena aflictiva (art. 13 del Decreto Ley Nº 1.953, de 11 de octubre de 1977, publicado en el Diario Oficial de 15 del mismo mes y año). En virtud de ese texto legal se derogó toda disposición legal o reglamentaria que estableciera otros requisitos o limitaciones al ejercicio de las actividades de corredor de propiedades y de productos. 97. Las prohibiciones de ejercer el comercio en la legislación chilena. El artículo 19 del Código de Comercio dispone que los contratos celebrados por personas a quienes esté prohibido por las leyes el ejercicio del comercio, no producen acción contra el contratante capaz, pero confieren a éste el derecho de demandar a su elección la nulidad o el cumplimiento de ellos, a menos que se pruebe que ha procedido de mala fe. Este precepto legal induce a error porque

puede pensarse que existen personas a quienes les está prohibido ejercer la actividad comercial, lo que no es efectivo, toda vez que nuestro derecho consagra ampliamente la libertad de comercio. Lo que ocurre es que esta norma contenida en el artículo 10 del Código de Comercio estaba en armonía con el artículo 30 del Proyecto, que establecía la prohibición de dedicarse al comercio respecto de ciertas personas (corporaciones eclesiásticas, clérigos, los magistrados civiles, militares, abogados, etc.), norma esta última que fue suprimida al aprobarse el Código de Comercio. Lo que realmente existe en la actualidad son determinadas prohibiciones que afectan a ciertos comerciantes que no pueden celebrar algunos contratos. Así, el artículo 331 del Código de Comercio prohíbe a los factores o dependientes de comercio (agentes auxiliares del empresario comercial) traficar por su cuenta y tomar interés en nombre suyo o ajeno en negociaciones del mismo género de las que haga por cuenta de sus mandantes, a menos que fueren expresamente autorizadas. Por otra parte, el artículo 404 del Código de Comercio prohíbe a los socios en una sociedad colectiva explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad y hacer sin el consentimiento de todos los consocios operaciones particulares, de cualquier especie, cuando la sociedad no tuviere un género determinado de comercio. En fin, los corredores de comercio no pueden ejecutar operaciones comerciales por su cuenta o tomar interés en ellas, bajo nombre propio o ajeno, directa o indirectamente. Así lo dispone el artículo 57 del Código de Comercio. Los corredores de comercio son agentes auxiliares del empresario mercantil, cuya misión es la de dispensar su mediación asalariada y facilitarles la conclusión de sus contratos. Ellos ponen en contacto a las partes interesadas que contratan entre sí, pero no intervienen en los contratos mismos. Esta actividad de mediación asalariada entre los empresarios de comercio es una actividad calificada de comercial. Ahora bien, lo que la ley les prohíbe es ejecutar ellos mismos operaciones comerciales o tomar interés en ellas, por cuanto esto constituye una actividad comercial distinta de la que les es propia. Finalmente, podemos señalar que los empresarios de comercio pueden convenir prohibiciones para comerciar en un mismo giro. Se trata de prohibiciones convencionales en el sentido de que ellas están limitadas a un determinado giro, a un lugar, comuna o departamento y a un cierto lapso, pues de no ser así atentarían contra la libertad de trabajo. Sección II Las obligaciones de los comerciantes 98. Razón de ser de las obligaciones. La ley ha impuesto ciertas obligaciones que pesan sobre las personas que ella califica de comerciantes, a quienes nosotros denominamos empresarios individuales de comercio. Tales obligaciones tienen por fundamento los actos y contratos que los comerciantes celebran con los terceros, las exigencias propias del comercio en materia de prueba de las obligaciones y de publicidad de estas mismas.

Las obligaciones profesionales que deben cumplir los empresarios de comercio son fundamentalmente cuatro: la obligación de llevar ciertos libros de contabilidad, la de inscribir determinados documentos en el Registro de Comercio, la de inscribirse en registros especiales determinados, que no afecta a todos, y la de pagar patente municipal, que tampoco es de orden general. Las estudiaremos separadamente. Párrafo I La obligación de llevar libros de contabilidad 99. Fundamento y alcance. Se trata de una obligación que el artículo 25 del Código de Comercio impone “a todo comerciante”. Se trata de un deber establecido en el interés del comerciante, pues la contabilidad es un elemento indispensable para determinar el resultado de las operaciones que el comerciante realiza día a día. El derecho comercial considera importante esta exigencia, por cuanto la contabilidad revela la situación de la empresa a los terceros, lo que determina a éstos brindar confianza a los comerciantes y otorgarles créditos. La contabilidad deja constancia y comprueba los valores que el comerciante posee, al mismo tiempo que hace constar y comprobar lo que él adeuda. La contabilidad interesa además en derecho comercial por cuanto ella constituye un elemento para calificar la quiebra de un comerciante de fortuita, culpable o fraudulenta. Por lo mismo, los libros de contabilidad sirven como medios de prueba, no en igual forma que los instrumentos privados regidos por el Código Civil, que hacen prueba en contra de quienes se presentan, sino en favor de la persona que los presenta. En el Mensaje con que se acompañó el Proyecto de Código al Congreso Nacional para su aprobación se dice que “considera la contabilidad como el espejo en que se refleja vivamente la conducta del comerciante, el alma del comercio de buena fe”. De acuerdo con la legislación chilena, existen libros de contabilidad que el comerciante debe llevar obligadamente y otros libros que puede facultativamente llevar. Existen, entonces, libros obligatorios y facultativos. Por otra parte, los libros de contabilidad deben cumplir con ciertas exigencias formales y además deben llevarse con cierta regularidad externa. Veamos primeramente la distinción en los libros de contabilidad y luego las exigencias que éstos deben cumplir y el secreto de la contabilidad. 100. La clasificación de los libros de contabilidad. Hemos dicho que hay una distinción entre libros obligatorios y facultativos. Los primeros son aquellos que el comerciante está obligado a llevar, en tanto que los segundos son aquellos que el comerciante puede llevar en número y forma que desee. ¿Cuáles son unos y otros?

101. 2) El libro mayor o de cuentas corrientes. sino que se le sustituye por un registro de correspondencia recibida y despachada. que señala que todo comerciante está obligado a llevar para su contabilidad y correspondencia: 1) El libro diario. sino que son dos: un libro mayor y el otro de cuentas corrientes. que no pertenecen al negocio o al sujeto. que son el registro de valores recibidos. El Código no lo define y presenta características totalmente diferentes del libro diario. el libro de adquisiciones y gastos. Tiene un doble objeto: inventario de los bienes físicos con valor de tasación (activo) y balance anual: resumen del activo y pasivo de las ganancias y pérdidas (art. 3) El libro de balances. en la actualidad se le reemplaza por el “archivo de copias de cartas”. 102. y el libro copiador de cartas no existe. transitoria o permanentemente. En la práctica. Sin embargo. 106. ellos no sirven como medios de prueba en juicio independiente de los libros obligatorios (art. Están indicados por el artículo 25 del Código de Comercio. 3) El libro de balances e inventario. Se denominan también libros auxiliares. Este archivo no tiene valor en juicio en favor del comerciante. el libro de obligaciones por cobrar. 4) El libro copiador de cartas. 104. a los diferentes objetos particulares que forman parte de sus negocios (cuentas reales) y las llamadas cuentas de orden. el libro de obligaciones por pagar. 29 del Código de Comercio). 40 del Código de Comercio). el libro de balances se denomina libro de balances y de inventario. 1) El libro diario. En él “se asentarán por orden cronológico y día por día las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante. el libro de letras descontadas y el libro de letras en cobranza. b) Libros facultativos. 4) El libro copiador de cartas. 103. . Diremos algunas palabras sobre cada uno de los libros obligatorios en particular. Estos libros tienen bastante importancia por cuanto forman la base de la contabilidad y son el antecedente necesario de los libros obligatorios. el libro mayor o de cuentas corrientes no es uno solo. expresando detalladamente el carácter y circunstancias de cada una de ellas” (art. Es sin duda un libro importante que constituye la base de la contabilidad. En el libro mayor se abren diferentes cuentas: a las diversas personas con las cuales el comerciante mantiene negocios (cuentas personales). 27 del Código de Comercio). que conserva en calidad de depósito o garantía y que no afectan las mayores o menores utilidades del negocio. Este libro no existe. 105. a) Libros obligatorios. el de bancos. los más frecuentemente usados por los comerciantes son los siguientes: el libro de caja. 2) El libro mayor.

109. al calcular su renta líquida podrá usar diferentes sistemas de contabilidad para cada uno de tales negocios. 107. a su conservación. El estatuto orgánico del Servicio de Impuestos Internos autoriza a sus inspectores a revisar los libros de contabilidad para fines de orden tributario. El Código de Comercio guarda silencio también en esta materia. .Veamos ahora los requisitos que deben cumplirse al llevar los libros de contabilidad. sin aprobación del Director Regional. comercio o industria. a la forma como deben llevarse los libros. La visación de los libros es su revisión por la autoridad administrativa. El Código Tributario contiene determinadas exigencias relativas a los sistemas de contabilidad que los contribuyentes pueden emplear. b) El timbraje. salvo disposición expresa en contrario. Esto significa que una autoridad se encargue de timbrar o rubricar las hojas de los libros. rubricación y visación a que están sometidos. a la obligación de llevar contabilidad. El artículo 26 del Código de Comercio establece que los libros deben llevarse en idioma castellano. no obstante que su estudio profundizado y en detalle corresponde al derecho económico. Requisitos de los libros de contabilidad. Al mismo tiempo contempla una serie de infracciones que pueden cometer los contribuyentes al llevar su contabilidad y las sanciones que les son aplicables. La aplicación de las normas del artículo 16 del Código Tributario depende exclusivamente del juicio del Director Regional. Exigencias tributarias respecto de los libros de contabilidad. 108. Dispone finalmente el artículo 16 que no es permitido a los contribuyentes cambiar el sistema de su contabilidad que haya servido de base para el cálculo de su renta de acuerdo con sus libros. De conformidad con el artículo 16 del Código Tributario. 110. pero la Ley de Timbres y Estampillas ha venido a suplir esta deficiencia estableciendo que los libros deben ser timbrados por Impuestos Internos. los ingresos y rentas tributables serán determinados según el sistema contable que haya servido regularmente al contribuyente para computar su renta de acuerdo con sus libros de contabilidad. rubricación y visación. los contribuyentes deberán ajustar los sistemas de ésta y los de confección de inventarios a prácticas contables adecuadas. Los requisitos que deben observarse al llevar los libros de contabilidad dicen relación con el idioma y con el timbraje. Esta misma norma agrega que. de diversa naturaleza. a) Idioma en que deben llevarse los libros. el contribuyente que explote más de un negocio. El Código de Comercio nada dice sobre este particular. para que sólo en ellas puedan hacerse las anotaciones contables. en los casos en que la ley exija llevar contabilidad. a la necesidad de llevar libros adicionales o auxiliares y a las medidas que deben tomarse en caso de pérdida o inutilización de los libros. Veamos algunos de estos aspectos tributarios de la contabilidad. comercios o industrias. No obstante. que reflejen claramente el movimiento y resultado de sus negocios.

con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. hasta la fecha en que los libros legalmente reconstituidos queden a disposición del Servicio. queda establecido que el Director Regional puede autorizar la sustitución de los libros de contabilidad por hojas sueltas. plazo que no podrá ser inferior a 30 días. debiendo ser conservados por los contribuyentes. ubicada en el Título II. la disposición del artículo 17 del mismo cuerpo legal establece que toda persona que deba acreditar la renta efectiva. Además. lo hará mediante contabilidad fidedigna. la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad suspenderá la prescripción establecida en el artículo 200 (del Código Tributario). que no podrá ser inferior a diez días. a su juicio exclusivo. dichas hojas deberán foliarse con numeración corrida y timbrarse previamente por el Servicio o la Tesorería. Agrega que los libros de contabilidad deberán ser llevados en lengua castellana y sus valores expresarse en la forma señalada en el artículo 18. salvo norma en contrario. salvo que la pérdida sea fortuita y que el contribuyente cumpla los siguientes requisitos: a) Dar aviso al Servicio dentro de los 5 días siguientes. o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley.Por su parte. agrega la disposición. con una multa del 1% al 30% del capital efectivo. del Libro II del Código Tributario. Según lo prevenido en el artículo 97 Nº 6º. la oposición al examen de los mismos o a la inspección de los establecimientos de comercio. junto con la documentación correspondiente. Finalmente. escritas a mano o en otra forma. mientras esté pendiente el plazo que tiene el Servicio para la revisión de las declaraciones. industriales o mineros. la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad y documentación relacionada con las actividades afectas a cualquier impuesto. Para los efectos previstos en el inciso 1º del Nº 16 del . y b) Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije el Servicio. o el acto de entrabar en cualquiera forma la fiscalización ejercida en conformidad a la ley. relativo a las infracciones y sanciones. de acuerdo con las normas que dicte para el mejor cumplimiento o fiscalización de las obligaciones tributarias. Finalmente. y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio. o de mantenerlos atrasados. se consagran las infracciones que los contribuyentes pueden cometer en lo relativo a la contabilidad y las sanciones a que quedan afectos. la no exhibición de libros de contabilidad o de libros auxiliares y otros documentos exigidos por la Dirección Regional de acuerdo con las disposiciones legales. consultando las garantías necesarias para el resguardo de los intereses fiscales. Aparte de los libros de contabilidad exigidos por la ley. serán sancionados con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. el artículo 17 del Código Tributario exige que las anotaciones deben hacerse normalmente a medida que se desarrollen las operaciones. los contribuyentes deben llevar los libros adicionales o auxiliares que exija el Director Regional. agrícolas. En todo caso. En la disposición del artículo 97. La misma disposición legal en su Nº 7º sanciona el hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares exigidos por el Director Regional. de acuerdo con las disposiciones legales.

Desde el punto de vista tributario. la legislación sobre sociedades anónimas. sus herederos pueden pedir la exhibición general de la contabilidad para los efectos de la partición de bienes. celoso defensor de los principios individualistas del siglo pasado. limitándose a establecer ciertas prohibiciones en el artículo 31 del Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio. procede la manifestación general de los libros. han dado facultades a funcionarios de los respectivos servicios para revisar la contabilidad. 2) Comunidad de bienes. Pero esta concepción original del Código se ha ido limitando un poco. raspaduras o enmiendas en los mismos asientos. y b) Porque siendo la contabilidad el reflejo del estado de los negocios de un comerciante. Cuando ella existe el tribunal puede ordenar la exhibición general sólo en favor de los condueños. podría ser muy perjudicial para él el hecho de que ésta fuese conocida en un determinado momento. no deben hacer interlineaciones. podría dejar de manifiesto una situación precaria. d) El secreto de la contabilidad. Los comerciantes no deben alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones descritas. 112. no deben dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos. 3) Liquidación de sociedades legales y comerciales. c) Regularidad externa de los libros. 113. lo que afectaría indudablemente su crédito. de manera que si se disuelve el matrimonio. etc. para impedir en esa forma que otras personas (comerciantes también) se aprovecharan de lo que consta en los libros de contabilidad ajenos. pero ellos están obligados a mantener el secreto profesional. estableció como un resguardo a la libre competencia el secreto de la contabilidad. la Ley General de Bancos. a) La exhibición general de los libros de contabilidad. La legislación comercial nada ha dicho sobre la forma de llevar los libros. Consiste en mostrar al tribunal que la ordena todos los libros de contabilidad para que sean totalmente revisados por éste. La ley orgánica de Impuestos Internos. puede decirse que en la actualidad no existe este secreto. La única sociedad legal es la sociedad conyugal. que en el fondo tienden a guardar la regularidad externa. Sólo existen cuatro casos en que los tribunales de justicia pueden decretar la exhibición total de la contabilidad. Las sociedades comerciales pueden ser de . Existen además situaciones que autorizan una exhibición parcial de ellos. Los inspectores de Impuestos Internos pueden revisar todos los libros. Las razones que movieron al legislador a establecer esta garantía son fundamentalmente dos: a) Para dejar a todos los comerciantes en igualdad de condiciones. 111. El mismo Código de Comercio establece excepciones al principio del secreto de los libros de contabilidad. Cuando fallece un comerciante. Veamos separadamente estas excepciones al secreto de la contabilidad. Procede en cuatro casos: 1) Sucesión universal.artículo 97 se entenderá por capital efectivo el definido en el artículo 2º Nº 5 de la Ley de Impuesto a la Renta.

El principio general contenido en el artículo 1704 del Código Civil es que los instrumentos privados. los libros de contabilidad. He aquí la obligación de los comerciantes de llevar libros de contabilidad. y c) Que los libros se lleven de acuerdo al artículo 31 del Código de Comercio. De esta manera quedan en igualdad de condiciones. 114. constituyen una excepción a las reglas del Código Civil: hacen prueba en favor de la persona que los presenta. ya que si se le permite a un comerciante hacer uso en su favor de los libros de contabilidad. los libros de contabilidad hacen prueba en favor de quien los lleva siempre que se reúnan ciertas condiciones. Esta exigencia es lógica. Ella procede en los casos en que en un juicio sea necesario el conocimiento de determinados asientos contables. b) La exhibición parcial. Las exigencias están contenidas en el artículo 35 del Código de Comercio y son las siguientes: a) Juicio entre comerciantes. Finalmente. Existen dos situaciones bien interesantes: si una de las partes es la sucesión de un comerciante o si una de las partes fue comerciante y dejó de serlo. Consecuencialmente. No obstante. es preciso que su contendor pueda contar con un medio de prueba igual. ¿pueden hacer uso de este medio de prueba a su favor? La respuesta es afirmativa. Requisitos que deben cumplir los libros de comercio para tener valor probatorio. Algunas leyes especiales y el mismo Código de Comercio exigen a determinados comerciantes la obligación de llevar otros libros que los estudiados. 115. Esta es la regla general. 116. 43 del Código de Comercio). los libros de contabilidad. b) Causa de comercio. y esto sólo puede ocurrir si el contendor es comerciante. hacen prueba en contra de la persona que los lleva. en atención a la función mercantil que desarrollan. Sin embargo. Tanto el síndico de quiebras (que representa al quebrado) como el juez pueden practicar el reconocimiento general de los libros de contabilidad del fallido. procede esta excepción al secreto de la contabilidad. Los libros de contabilidad son instrumentos privados. La quiebra es un procedimiento colectivo que corresponde a todos los bienes del deudor fallido para realizarlos y pagar a los acreedores. Debe decretarse por el juez a petición de parte interesada. Valor probatorio de los libros de contabilidad. Esto porque en derecho nadie puede crearse una prueba a su favor. a) Que se trate de un juicio entre comerciantes. .personas o de capitales. reiteremos que la exhibición general sólo procede en los casos que hemos señalado y en favor de las personas que se indicaron. el valor probatorio de ellos se rige por el artículo 1704 del Código Civil. 4) En caso de quiebra. en caso de liquidación de ellas. en ciertas condiciones. se practica por el juez personalmente en presencia del dueño y en el lugar en que se llevan los libros de contabilidad (art. Se limita sólo a las operaciones contables que digan relación con el juicio.

porque eran herederos de un comerciante y. Ejemplo: la ex Feria Rioseco de Concepción tenía un cliente con un crédito de $ 1.siempre que se reúnan todos los requisitos del artículo 35. que se cumpla con el artículo 31 del Código de Comercio. En suma. Al morir el cliente la Feria podría haber llamado a reconocer deuda a los herederos. Pero puede suceder que el acto sea mixto o de doble carácter.000. en un juicio en que haya distinta ley de fondo para cada parte no cabe la prueba en favor de quien lleva los libros. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que esto no es posible. que haga verosímil el hecho litigioso”. El citado artículo dice en la parte pertinente: “… un acto escrito del demandado o de su representante…” . en este contrato las obligaciones no son líquidas y. podían hacerse valer los libros si se reunían los requisitos legales. pero éstos eran 11 y por lo tanto era imposible reunirlos. b) Cuando la cuestión controvertida debe solucionarse aplicando la legislación comercial. Debió iniciar un juicio ordinario y en ese juicio se hicieron valer los libros de contabilidad. Se ha planteado el problema de saber si un comerciante puede hacer uso de la prueba testifical alegando tener en sus propios libros de contabilidad un principio de prueba por escrito. c) Que los libros se lleven regularmente. Con todos sus clientes la ex Feria celebraba un contrato de cuenta corriente mediante el cual se le daba un crédito para compra de animales que debía pagar en tal plazo. El cliente falleció sin cancelar la deuda. en consecuencia. Pero el artículo 1711 del Código Civil establece una excepción a esta limitación diciendo que cuando haya un principio de prueba por escrito. y que deben constar por escrito los actos y contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias. estamos ante un juicio o causa de comercio. por lo tanto. no puede cobrar ejecutivamente la deuda. En otros términos. ya que en el artículo 1711 se exige que el principio de prueba por escrito emane de la otra parte. entendiéndose por principio de prueba por escrito “un acto escrito del demandado o de su representante.000 en compraventa de animales. 1704 del Código Civil). Se ha entendido que el acto debe ser de comercio para las dos partes. Los artículos 1708 y 1709 inciso 1º del Código Civil establecen una limitación a la producción de la prueba testifical diciendo que no se admite prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido constar por escrito. o sea. puede hacerse valer la prueba testifical. Lógicamente hay prueba en contra (art. pero se dijo que no importaba. Relación de los libros de contabilidad con la prueba testimonial. En consecuencia. Se alegó por los herederos que ellos no eran comerciantes. 117. la causa se refiere a un derecho u obligación nacido de un acto de comercio. que se trate de un derecho reglamentado por el Código de Comercio para ambos litigantes.

b) En caso de desacuerdo. Como se trata de medios probatorios igualmente fehacientes y contradictorios. Así. La ley. que es un principio universal en materia de prueba. d) Si el comerciante que ha recibido orden de exhibir sus libros los oculta (o los destruye o simplemente no los tiene). expresa que no se admitirá prueba tendiente a destruir lo que resultare de los libros. Esto pone en evidencia que este medio probatorio se asimila a la confesión. en su parte final. El artículo 38. ni libros regularmente llevados. para desvirtuar lo que arroja en su contra la contabilidad del contrincante. 36). siempre que éstos estén arreglados conforme a la ley. comerciante.. Se puede sostener que se trata de una verdadera confesión escrita. ya que ellos hacen fe en contra y a favor de cada comerciante (art. Esta regla prácticamente confirma la norma del artículo 1704 del Código Civil. carecen de valor probatorio a favor del comerciante que los lleva. Pueden presentarse las siguientes posibilidades: a) Si los libros de ambas partes están de acuerdo. El infractor queda entregado a lo que digan los del contrario si han sido llevados en conformidad a la ley. a pesar de ser llevados en forma regular. Todo esto en el caso de que los libros reúnan los requisitos del artículo 31. pues sólo se da valor probatorio a los libros que se ajustan a la ley. supongamos que XX demanda a Z. 35). rige el artículo 33. Se trata del mismo efecto estudiado en la confesión: si se acepta lo favorable. 119. pueden contener falsedades (art. que ha sido pagada. ya que el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil establece igual regla respecto de esta probanza. Esto es justo. Resultados de la prueba de los libros de contabilidad. no entrega al infractor completamente a lo que digan los libros del contendor. no obstante. el comerciante que así procede queda entregado por completo a lo que digan los libros de su contradictor. El profesor Palma Rogers expresa en su libro de derecho comercial que si la pérdida o destrucción ha sido fortuita no tendría lugar la sanción vista. Ejemplo: mi libro dice que la mercadería se debe. gr.118. siempre que el comerciante pruebe el caso fortuito. v. debe aceptarse forzosamente lo desfavorable. El artículo 38 dispone: “Los libros hacen fe contra el comerciante que los lleva. ni causa de comercio. Para que opere la norma del artículo 38 no es necesario que haya ni juicio entre comerciantes. No debe olvidarse que los libros del contendor. Es por ello que se permite que el infractor produzca prueba a su favor por cualquier otro medio legal. 34). En conformidad a este precepto. Prueba de los libros de contabilidad en contra del comerciante que los lleva. etc. puede deberse a descuido o negligencia. partiendo de la base de que la falta de formalidades del artículo 31 no siempre es señal de mala fe. y no se le admitirá prueba que tienda a destruir lo que resultare de sus asientos”. exigiéndole el pago de . El artículo 39 del Código de Comercio contiene una norma muy importante: la indivisibilidad de este medio de prueba. esto es así porque hay aquí una evidente prueba de mala fe. c) Si los libros de una de las partes no han sido llevados regularmente (léase: con infracción al artículo 31). se anulan. En esta situación habrá que atenerse a las demás pruebas rendidas por las partes (art. el de mi contendor. hacen plena prueba.

Valor probatorio de los libros facultativos. ampliamente el artículo 1704 del Código Civil. pero que se había pagado la mitad de la obligación. 122. Los libros de contabilidad como presunción. Excepción. XX puede rechazar esta prueba en su totalidad y hacer uso de otros medios probatorios a su favor. Rige. la revisión periódica de los libros por una autoridad competente. En todo caso. En la práctica hay sistemas que tienen principios diferentes. es incompleto. . estos libros pueden servir de base de una presunción judicial. tiene el valor o mérito de haberles atribuido valor probatorio. Lógico es que el comerciante tiene el onus probandi de la pérdida fortuita de los libros. Pero. Evidentemente. La única sanción que establece la ley es. es menester que lo que se exprese en ellos sea verdad. porque: 1) No ha uniformado los sistemas de contabilidad. Si los libros de contabilidad. y porque se trata de simples complementos de los libros obligatorios. 120. No basta que los libros sean llevados regularmente. siempre que hayan sido llevados en regla. los libros auxiliares harán prueba. Sabemos en la práctica que este libro no existe hoy en día. es decir. Todo lo dicho es en relación con el valor probatorio en favor del comerciante. junto con otros medios probatorios. Crítica al sistema de nuestro Código. 2) Falta la visación de los libros de contabilidad. para comprobar la autenticidad de los asientos. debe admitir todo lo que arrojen dichos libros. De aquí que es aconsejable presentar los libros aunque no hagan prueba. Nada dice la ley sobre el que tengan en contra de él. sirven. indudablemente. Si XX acepta como prueba los libros de Z. no hacen prueba. pues los comerciantes no están obligados a llevarlos. Valor probatorio del libro copiador de cartas. como veremos oportunamente. aparece de ellos que existía el contrato. por cualquier motivo. Más aún. Esta regla es lógica. indirecta: se refiere a la prueba y a la quiebra. Los libros auxiliares no hacen prueba con independencia de los libros obligatorios.una obligación emanada de un contrato mercantil. el sistema norteamericano es diferente al inglés. 3) No hay una sanción inmediata y efectiva para quien lleve irregularmente sus libros. así. Esta es la regla general contenida en la primera parte del artículo 40. tanto lo favorable como lo desfavorable. entonces. o para quien no los lleve. Nuestro cuerpo legal tiene a su favor el hecho de haber reconocido los libros de contabilidad como una obligación para los comerciantes. El artículo 47 establece que sólo podrá pedirse la exhibición de las cartas relacionadas con el asunto litigioso y que se hayan dirigido las partes. Cuando los libros obligatorios se hayan perdido sin culpa del comerciante. Z niega el contrato y es obligado por XX a exhibir sus libros de contabilidad. 121. de base a una presunción judicial. La sanción establecida por la ley tributaria es para los efectos impositivos y nada más.

Con el objeto de resguardar los intereses de los terceros que contratan con los comerciantes. permuta u otra de igual autenticidad que imponga al marido alguna responsabilidad a favor de la mujer. según el Código de Comercio. debido a que el desorden existente en los libros impide determinar a los peritos si ha habido o no malos manejos. Ellas son las siguientes: 1) Las capitulaciones matrimoniales. sabemos que en juicio de calificación de la quiebra los libros de contabilidad son el centro del proceso. en la práctica. Esta exigencia es muy importante en materia de quiebra. pues ellas en el fondo limitan su capacidad para recibir créditos. A continuación veremos los casos contenidos en el artículo 22 recién mencionado. están sujetos a inscripción. aunque en otras disposiciones del mismo texto se impone a los comerciantes igual obligación respecto de otros documentos. Esta publicidad consiste en la inscripción de estos actos o mejor dicho de los documentos en que ellos constan. en un registro especialmente creado para este efecto. a partir de determinados montos. someramente. . actos de partición. el pacto de separación de bienes a que se refiere el artículo 1723 del Código Civil. ellos determinan si la quiebra ha sido culpable. De acuerdo con dicho artículo. Ellos están enumerados en el artículo 22 del Código de Comercio. Párrafo II La obligación de inscribir ciertos documentos en el Registro de Comercio 123. Lleva el registro el conservador de comercio.. Ahora bien. escrituras públicas de donación. la contabilidad lleve la firma de un contador. cuáles son inscribirse en el Registro de Comercio. Se trata de documentos de los que resulta en contra del marido y en favor de la mujer una responsabilidad de orden económico. El fundamento de esta obligación de inscribir tales documentos radica en el hecho de que si el marido es comerciante es necesario dar a conocer las responsabilidades que éste tiene respecto de su mujer. en la cabecera de cada departamento se llevará un registro en que se anotarán todos los documentos que. a) Los documentos que deben inscribirse. inventarios solemnes. v. Objeto. testamentos. venta. Veamos.4) El Código debió exigir que los libros de contabilidad fueren siempre llevados por profesionales. que en la generalidad de los casos es el mismo Conservador de Bienes Raíces. gr. Hoy en día la Ley del Colegio de Contadores exige que. los documentos que deben 124. sentencias de adjudicación. fortuita o fraudulenta. estos procesos terminan en su inmensa mayoría en el sobreseimiento. ciertos actos por ellos celebrados están sujetos a una determinada publicidad. De conformidad con lo prevenido en el artículo 20 del Código de Comercio. las inscripciones deben hacerse en extracto y por orden de número y fecha.

madre o guardador. toda reforma.918. retiro o muerte de un socio. Estas inscripciones deben practicarse en un plazo de 15 días contado desde el otorgamiento de los documentos. Plazos para inscribirlos. pues esta inscripción cumple la misma finalidad de publicidad. la quiebra se presume culpable. 7º Nº 4º del Reglamento del Registro de Comercio). 4) Las escrituras de sociedad. 3) Los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo potestad del padre. contados desde la fecha de la escritura social (art. Aunque la ley no lo dice. el cambio. El fundamento es el mismo que el señalado en el caso anterior. Se trata de una situación similar a la examinada en el Nº 1. 5) Los poderes que los comerciantes otorguen a sus factores o dependientes para la administración de sus negocios. sea colectiva. cuando la mujer es comerciante. esta inscripción constituye una solemnidad inherente a los contratos y actos indicados. . La sanción en el evento de no cumplirse esta obligación está contenida en el artículo 219 Nº 11 de la Ley de Quiebras. y.2) Las sentencias de divorcio o separación de bienes y las liquidaciones practicadas para determinar las especies o cantidades que el marido deba entregar a su mujer divorciada o separada de bienes. al igual que para los otros dos casos anteriores. Estamos frente al caso de personas que administran bienes que están obligadas a restituir más tarde cuando el hijo de familia o el pupilo sean capaces. Además de ser una formalidad de publicidad. en comandita o anónima. En el caso de las escrituras de sociedades el plazo de inscripción en el Registro de Comercio es de 60 días. la alteración de la razón social. 354 del Código de Comercio). puede conocerse así cuáles son los bienes de su propiedad. 125. y las en que los socios nombren gerente de la sociedad en liquidación. Esta obligación incumbe también respecto de las escrituras de disolución de sociedades que se efectúen antes de vencer el término estipulado. las escrituras en que se revoque el nombramiento de estos mandatarios deben también inscribirse. Ella también pesa respecto de las sociedades de responsabilidad limitada creadas por la Ley Nº 3. en general. las de prórroga de éste. cuando el interesado ya tenga la calidad de comerciante. El artículo 219 Nº 11 de la Ley de Quiebras contiene la sanción en caso de omisión de la exigencia de inscripción de los tres primeros casos del artículo 22 del Código de Comercio. Es necesario proceder a la inscripción de tales documentos para impedir que los terceros sean inducidos a error sobre la solvencia de los padres o tutores comerciantes. La importancia de esta inscripción radica en el hecho de que ella permite saber quién es el mandatario del comerciante y los poderes de que está investido. o bien desde que él empiece a ejercer el comercio cuando todavía no es comerciante. de 1923. ampliación o modificación del contrato (art. Veremos a continuación la obligación de los comerciantes de inscribirse en determinados registros. Además.

en el cual deben inscribirse todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica. la obligación de inscribirse en registros de la Dirección de Impuestos Internos “en el mes de enero de cada año”. de 1979. de 1979. Pequeños Industriales y Artesanos de Chile para que dentro del plazo de 120 días. según la circular Nº 137. Algunas leyes imponen a los comerciantes la obligación de inscribirse en registros especiales. que ella había creado. por ejemplo. Pequeños Industriales y Artesanos de Chile. La Ley Nº 18. . La Ley de Alcoholes (art. como los fabricantes o comerciantes de ellas. el Registro Nacional de Comerciantes.. las empresas de toda clase de transportes. comerciantes al por mayor en vinos y licores. Registros especiales. casinos. Durante el tiempo que existió el Registro creado por la Ley Nº 17. los dueños de clubes.066 de 1969. optara por transformarse en organización gremial. Pequeños Industriales y Artesanos de Chile se entenderá disuelto. los comerciantes que tenían un negocio establecido estaban obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Comerciantes. importadores de licores y comerciantes de alcohol para sus usos distintos de la bebida. de 1981. o acordara su disolución.757. Por último.000. Obedeciendo el mandato de la Ley Nº 18. de 1981.000.000. el Registro acordó su propia disolución y no su organización como gremio. 66 del Código Tributario). deben inscribirse en el Registro de Especies Valoradas los fabricantes y comerciantes de tabacos. Durante la vigencia de la Ley Nº 17. En virtud de la Ley Nº 18.066. los fabricantes e intermediarios de discos y demás piezas adaptables a instrumentos musicales de funcionamiento mecánico. 4º) impone a los embotelladores de vino y champañas. Así. el artículo 67 del Código Tributario autoriza a la Dirección Regional de Impuestos Internos para exigir a las personas que desarrollan determinadas actividades la inscripción en registros especiales. se autorizó al Registro Nacional de Comerciantes. que expendan o usen barajas. sin que se hubiera efectuado su transformación o acordado su disolución. demostró ser una institución útil para velar por la ética profesional de los comerciantes registrados y para luchar contra el comercio clandestino. conforme al Decreto Ley Nº 2. de 31 de diciembre de 1960. pero susceptibles de ser sujetos de impuestos. los fabricantes y comerciantes de fósforos. cerillos o encendedores y los empresarios de espectáculos públicos.Párrafo III La obligación de inscribirse en determinados registros 126. etc. contado desde la fecha de dicha ley. de 11 de enero de 1969. con arreglo a las disposiciones del Decreto Ley Nº 2. 127.757. los dueños de hoteles y toda clase de albergues. que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos (art. de 5 de junio de 1981. dispuso además que vencido el plazo indicado en ella. como ocurre con el Rol Unico Tributario. Veremos en seguida la obligación de los comerciantes de pagar patentes comerciales.

063. de promoción de intereses comunitarios. publicado en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 1979. Grava con el mismo tributo de patente municipal las actividades primarias o extractivas cuando en la explotación media un proceso de elaboración de productos. las exenciones benefician únicamente a las actividades que por sus objetivos no persiguen fines de carácter lucrativo. Transferencia de la patente. 131.5 al 5 por mil del capital propio de cada contribuyente. industria. Por otra parte. derogando la ley anterior Nº 11. El artículo 30 del Decreto Ley Nº 3. b) El monto registrado en el balance al 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que debe prestarse la declaración. oficio. . Patentes municipales.063. arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria. aunque éstos provengan exclusivamente del predio rústico (ej.704. que contiene la Ley de Rentas Municipales. quioscos. no pudiendo ser inferior a una unidad tributaria mensual ni superior a 1. 130. las sucursales pagan una contribución de patente municipal en proporción al número de trabajadores y al monto de la contribución del establecimiento principal. de difusión cultural. El monto de esta contribución se determina por un período de 12 meses sobre la base del capital propio de cada contribuyente. aunque sea dentro del mismo predio y aunque no constituyan actos de comercio. sea cual fuere su naturaleza o denominación. el ejercicio de toda profesión. artística o deportiva. 129. de culto religioso. Para determinar el capital propio de cada contribuyente la ley señala las siguientes normas: a) El valor declarado por el propio interesado en la patente cuando se trata de actividades nuevas. El valor asciende del 2.Párrafo IV La obligación de pagar patente municipal 128. de 29 de diciembre de 1979.: aserradero) y cuando los productos que se obtienen de estas actividades primarias se venden directamente por los productores en locales. Exenciones al pago de patente municipal. El Decreto Ley Nº 3. comercio.000 unidades tributarias mensuales. contiene el nuevo texto de la Ley de Rentas Municipales. autoriza la transferencia de la patente cuando el establecimiento que ella ampara cambia de dueño. Como puede apreciarse. de 1954. está sujeto a una contribución de patente municipal. Corresponde al nuevo propietario hacer anotar ante la municipalidad respectiva la transferencia de la patente. De conformidad con el artículo 23 de la actual Ley de Rentas Municipales. La nueva Ley de Rentas Municipales sólo exime del pago de esta contribución a las personas o entidades que realicen acciones de beneficencia. Valor de la patente municipal.

semifiscales. 172 a 182) creó. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica. de administración autónoma o municipales el monopolio de determinadas actividades industriales o comerciales” (art. Sólo por ley podrá reservarse a instituciones fiscales. Responsabilidad por el pago de la patente. Sin embargo. de 1959. sea mediante la distribución exclusiva. es necesario destacar que la patente es una contribución o tributo de carácter municipal que se paga por el ejercicio de las actividades que la ley grava con ella. La Ley Nº 13. de 22 de diciembre de 1973. La intervención del Estado chileno en la actividad económica tiene una tradición secular. en su Título V (arts. Características de patente. 133. en particular el Decreto Ley Nº 211. Como principio general la Ley Nº 13. 135. y el Decreto Ley Nº 280. sea mediante convenios de fijación de precios o reparto de cuotas de producción.132. por primera vez en nuestro país. 10). los administradores y regentes. o de zonas de mercado. La especial relevancia que adquiere la regulación de la libre competencia en el modelo de economía social de mercado. sea mediante acuerdos. hecha por . Consecuencia de lo anterior es que la patente municipal no constituye en realidad un bien de propiedad del comerciante o profesional que la paga. nos obliga a dedicar algunas reflexiones al análisis de las principales normas que regulan la competencia comercial. Escapa al propósito de nuestro texto trazar una evolución legislativa de las diversas manifestaciones u organismos que la han tenido a su cargo. estableció: “No podrá otorgarse a los particulares la concesión de ningún monopolio para el ejercicio de actividades industriales o comerciales. Antecedentes legislativos. la ley faculta su transferencia sólo en el evento de que el establecimiento que ella grava se enajene. Por esta misma razón no puede venderse separadamente el negocio que se trata. transporte o de distribución. Sección III La intervención del Estado en la actividad económica mercantil Párrafo I Legislación antimonopólica 134. un conjunto de normas destinadas a sancionar las prácticas monopólicas. En su artículo 173 la ley citada sancionó como contrarios a la libre competencia: “Todo acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país. son responsables del pago de este tributo. de 1959. De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Rentas Municipales. de 24 de enero de 1974. negociaciones o asociaciones para obtener reducciones o paralizaciones de producción. además de los propietarios del establecimiento.305. aun cuando no tengan mandato constituido legalmente para la gestión del negocio de que se trate. aplicado en la actualidad en nuestro país. públicas.305.

acto o convención. que tienda a impedir la libre competencia en la producción o en el comercio interno o externo.una sola persona o sociedad. solicitudes o consultas que pudieran formular las autoridades. cuando este delito incida en artículos o servicios esenciales. sin duda. fue criticada porque no definió claramente los actos contrarios a la libre competencia y porque carecía de mecanismos funcionales (Acusador Público o Fiscal) que permitieran su aplicación. reducciones o paralizaciones de ellas. se mantuvieron en vigencia hasta el 21 de diciembre de 1973. cualquier hecho. 136. En su artículo 1º el Decreto Ley Nº 211. o la disolución anticipada en los demás casos…” La disposición del artículo 175 de esta misma ley creaba una comisión que tenía a su cargo el estudio o resolución de todas las actuaciones o hechos que pudieran dar lugar a la aplicación de su Título V y de las denuncias. las entidades públicas o privadas y los particulares sobre las mismas materias. y con multa de uno por ciento del capital en giro de los autores”. si se tratare de reincidencia. vestuario. reclamaciones. o de distribución exclusiva. la pena se aumentará en un grado. podrá el tribunal aplicar. por una sola persona o entidad. la cancelación de la personalidad jurídica. contempla las diversas figuras o modalidades que puede revestir la actividad monopólica. En su artículo 1º el texto legal citado dispone: “El que ejecute o celebre. de 22 de diciembre de 1973. Las normas de la Ley Nº 13. será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados. vivienda. medicinas o salud. será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados. b) las que se refieren al transporte. tales como los correspondientes a alimentación. “Con todo. a saber: a) las que se refieren a la producción. de 22 de diciembre de 1973. de 22 de diciembre del mismo año. individual o colectivamente. sea mayorista o al detalle. porque su Título V fue expresamente derogado por el Decreto Ley Nº 211. de varios productores del mismo artículo específico o por medio de cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar la libre competencia. de 1959. tales como reparto de cuotas. c) las que se refieren al comercio o distribución. de la regla general en cuanto a que se sanciona cualquier acto o convención que tienda a impedir la libre competencia. la revocación de la autorización de existencia si se trata de una sociedad anónima o de una agencia de sociedad anónima extranjera. Agregaba esta misma norma: “En el caso de personas jurídicas. Aparte del hecho de que esta legislación antimonopólica de 1959 no tuvo gran aplicación en la práctica.305. de un mismo artículo de . como pena accesoria. además de la multa señalada en el inciso 1º y de la responsabilidad penal que sea imputable a sus representantes. sobre todo para hacer efectivas las sanciones de carácter económico. tales como reparto de cuotas o asignación de zonas de mercado. Párrafo II Figuras o modalidades de la actividad monopólica 137. El Decreto Ley Nº 211.” Se trata. Su objetivo fundamental es establecer un conjunto de reglas jurídicas protectoras del ejercicio de la libre competencia.

a su vez. d) las que se refieren a la determinación de los precios de bienes y servicios. se ven impedidos de hecho de adquirir las mercaderías que éstos producen. El Fiscal para la defensa de la libre competencia elevó los antecedentes a la Comisión Resolutiva. según la naturaleza de ellas. 139. El hecho de imponer una restricción por un productor en orden a que su comprador se comprometa a no vender más mercaderías provenientes de otro productor. entre los cuales se reparte una cantidad determinada de productos o servicios que entregarán periódicamente al mercado. La Comisión Resolutiva acogió el predicamento del Fiscal. Resulta a todas luces justificada la existencia de una norma que sancione las prácticas monopólicas en este dominio. Fanta y Sprite. Debido a la configuración geográfica de nuestro país. es contraria a las reglas del Decreto Ley Nº 211. como acuerdos o imposición de los mismos a otros. constituye una infracción a las normas que comentamos. en resolución de 10 de enero de 1975. Esta actividad monopólica conduce. en consecuencia. previamente concertados. Esta modalidad de monopolio supone el concierto de varios productores en la fijación y reparto de zonas de mercado. a precios fijos. Se trata de una práctica o arbitrio destinado a limitar la producción de bienes y servicios y con ello a impedir una baja en los precios. Reparto de cuotas de producción. a entrabar la distribución de bienes de consumo. los infractores. La Comisión Preventiva Central estimó. que la prohibición de ventas fuera del territorio de cada embotelladora en los contratos celebrados entre “The Coca-Cola Company” y las empresas embotelladoras y distribuidoras de los productos Coca-Cola.varios productores. pero sólo en cuanto era procedente la aplicación de multas. Las principales formas son las siguientes: 138. Reparto de cuotas de transporte. cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar. Quienes no forman parte del reparto o cuota con los monopolistas. Reparto de zona de mercado. restringir o entorpecer la libre competencia. y en consecuencia. En definitiva. 141. elaboran una lista de interesados. Se trata de acuerdos destinados a controlar las actividades del transporte. la actividad del transporte cumple una función indispensable para la distribución de los bienes. lo que dificulta la libre distribución de los bienes y limita la oferta regulándola a diversas zonas del país o entre distintas clases de personas. y e) en general. Para llevarla a cabo. revestir diferentes formas. el reparto de cuotas de distribución se traduce en una traba a la libre competencia que conduce a una fijación arbitraria de precios. Reparto de cuotas: Esta actividad monopólica puede. proponiendo la aplicación de multas y el ejercicio de la acción penal pública. 140. Reparto de cuotas de distribución. . que fija normas sobre la libre competencia.

en forma exclusiva. La nueva legislación antimonopolios pretende ser más ágil que la establecida en la Ley Nº 13. de acuerdo con lo previsto por el artículo 2º letra c) del Decreto Ley Nº 211. importaba eliminar o impedir la libre competencia y notificó a las partes que debía ponerse término a ese acuerdo sobre fijación de precios. como su nombre lo indica. 145. de la distribución por una sola persona o entidad.305. creó las siguientes instituciones: las Comisiones Preventivas Provinciales. Sobre esta modalidad monopólica la Comisión Resolutiva dictó la resolución Nº 5. la Comisión Preventiva Central. y los acuerdos sobre fijación de precios se perfeccionan como consecuencia de ella. No constituye figura monopólica.142. Con tal propósito el Decreto Ley Nº 211. la Comisión Resolutiva y la Fiscalía. de 5 de octubre de 1974. en cada provincia. Las Comisiones Preventivas Provinciales se constituyen. Debe tratarse. en consecuencia. Fijación de precios. Distribución exclusiva de la producción a un solo agente. El Decreto Ley Nº 211 se encarga de señalar la composición y atribuciones de estas Comisiones. según las normas del artículo 15 inciso final del Decreto Ley Nº 211 en relación con el artículo 21 del . 144. bajo apercibimiento de que serían considerados como autores de los delitos previstos y sancionados por el Decreto Ley Nº 211. Acuerdos sobre fijación de precios. Párrafo III Instituciones del Decreto Ley Nº 211 146. El Decreto Ley Nº 211 sanciona estas prácticas monopólicas que consisten en acuerdos de precios previamente concertados o en la imposición de los mismos por determinados industriales o comerciantes. La Comisión Preventiva Provincial de Concepción dispuso que un acuerdo que establecía precios mínimos para las reparaciones de neumáticos y cámaras celebrado por los miembros de la Unión Vulcanizadores de Chile. de 1973. Se trataba de un acuerdo sobre fijación de precios sancionado por el artículo 2º del Decreto Ley Nº 211. la distribución por un solo agente del producto o mercadería fabricado por un solo productor. en cuanto a la aplicación de sus preceptos y la sanción de las prácticas contrarias a la libre competencia. También puede consistir esta figura en la adquisición de grandes partidas de mercaderías para almacenarlas y lograr con ello un control de precios. de 1973. 143. que se originó en ciertos antecedentes que hizo presentes la Comisión Preventiva Provincial de Concepción respecto de la absoluta uniformidad de precios que presentaban 24 de un total de 30 carnicerías ubicadas en el Mercado Municipal de esta ciudad. Acuerdo de determinación de precios y servicios. de un mismo artículo de varios productores. La Comisión Preventiva Central se constituye en Santiago. Esta situación importa el control del mercado por un solo agente monopolista. de 1959.

solicitar de las Comisiones Provinciales la adopción de las medidas preventivas respecto de las investigaciones que se encuentre realizando la Fiscalía. quien la presidirá. En casa provincia habrá un Fiscal delegado que depende directamente del Fiscal. el Director del Servicio Nacional del Consumidor. La Fiscalía. conocer a requerimiento del Fiscal las situaciones que pudieren importar infracciones al decreto ley y pronunciarse sobre ellas. La Comisión Resolutiva se constituye en la capital de la República y está integrada por un Ministro de la Corte Suprema designado por los tribunales de justicia. cuando se lo ordene la Comisión Resolutiva. . solicitar la colaboración de cualquier empleado público o de las empresas donde el Estado tenga participación. establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. modificación o término de sociedades o corporaciones. etc. quien será designado por la Comisión Resolutiva y sólo podrá ser removido por la Contraloría General de la República previo sumario administrativo. el Director Nacional de Impuestos Internos y por el Fiscal Nacional de Quiebras.). Ante la Corte Suprema podrá defender los fallos de la Comisión Resolutiva o impugnarlos. La nueva normativa. tiene su sede en Santiago y está a cargo de un jefe superior.496. etc. dispone que su objeto es regular las relaciones entre proveedores y consumidores. dictar instructivos de carácter general para los particulares. en el artículo 1º. de 1983. exigir el examen de toda documentación y elementos contables o que estime necesarios. el Superintendente de Bancos. que entró en vigencia el 5 de junio del mismo año. por sí o por delegados. pudiendo aplicar diversas sanciones (modificación de contratos o su término. Párrafo IV La protección del consumidor 147. ejercitar la acción penal. aplicar multas. solicitar informaciones a particulares. publicada en el Diario Oficial de 7 de marzo de 1997. el Fiscal. declarar inhabilidades temporales. representando a la colectividad. requerir de las Comisiones Preventivas y Central el ejercicio de cualquiera de sus funciones. el Superintendente de Valores y Seguros.mismo texto legal. El Fiscal tiene las siguientes funciones: instruir las investigaciones que estime necesarias para verificar las infracciones al Decreto Ley Nº 211. emitir informes. Legislación aplicable. ante la Comisión Resolutiva y los tribunales de justicia. La ley se encarga de establecer asimismo la composición y las facultades de este organismo. establece normas sobre la protección al consumidor y deroga la Ley Nº 18.223. evacuar informes que le solicite cualquiera de las Comisiones. tanto de oficio como a petición de parte. actuar como parte. velar por el fiel cumplimiento de los fallos que dicten la Comisión Resolutiva o los tribunales de justicia respecto de las materias atinentes al Decreto Ley Nº 211. ordenar al Fisco el ejercicio de la acción penal. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión Resolutiva: supervigilar la aplicación del Decreto Ley Nº 211 y el correcto desempeño de los organismos que establece e impartir instrucciones generales a que deban sujetarse. La Ley Nº 19. por último.

son proveedores en los términos de esta ley. disfrutan o utilizan bienes o servicios sin fines de intermediación. que el sujeto sea el destinatario final de la adquisición. por la otra parte. lo que excluye la ejecución de las actividades o la prestación de los servicios a otros proveedores o a otros sujetos que no queden comprendidos en la definición legal de consumidores. construcción. aunque cobre por tales servicios. de carácter público o privado. La información básica comercial está constituida por los datos. por ejemplo. En consecuencia. Son proveedores las personas naturales o jurídicas. distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores. utilicen o disfruten. no se trata de este sujeto y por lo mismo no se beneficiará de los derechos ni de la protección que el texto legal contempla. como los supermercados. etc. La información básica comercial es determinante para el ejercicio de los derechos de los consumidores. Ley Nº 19. pues si carecen de ella. Así. instructivos. Loncoleche y otras que habitualmente desarrollan las actividades que señala la ley que comentamos. información básica comercial.Asimismo define los principales conceptos que han de considerarse en su aplicación. antecedentes o indicaciones. como también las empresas privadas Falabella. La noción de proveedor implica que las actividades económicas referidas y la prestación de servicios han de realizarse respecto de consumidores y por un precio o tarifa. anunciante. los editores de libros. no podrían ejercer su libertad de elección. los fabricantes de electrodomésticos. Uno cualquiera de los elementos que integran la noción de consumidor que no concurra. Se excluye asimismo del concepto de proveedor a la persona que no se dedica profesionalmente a prestar servicios a los consumidores. si los bienes o servicios se obtienen mediante un acto jurídico a título gratuito (donación o comodato) o se adquieren o se requieren como intermediario para ser colocados o prestados a otros operadores de la actividad económica. uso o disfrute de los bienes o servicios. los restaurantes. que habitualmente desarrollan actividades de producción. como destinatarios finales. instructivos. por las que cobran precio o tarifa. adquieran. Almacenes París. proveedores. tiene que estar . en virtud de cualquier acto jurídico oneroso. En los términos de la ley. antecedentes o indicaciones que el proveedor debe proporcionar obligatoriamente al público consumidor. El concepto de consumidor implica por una parte la celebración de cualquier acto o contrato a título oneroso mediante el cual se adquiera. tanto empresas estatales como el Ferrocarril Metropolitano de Santiago (Metro) o cualquiera de las filiales de CORFO (ESSBIO). Los consumidores son personas naturales o jurídicas que adquieren. publicidad. promociones y ofertas. como lo exige la ley (arts. en cumplimiento de una norma jurídica. consumidores son personas naturales o jurídicas que. ni satisfacer sus necesidades y utilizar correctamente los bienes adquiridos o los servicios prestados. fabricación. ni de circulación ni de transformación. importación. 29 y 30. ella ha de ser veraz y oportuna. contrato de adhesión. En consecuencia. bienes o servicios. no estamos en presencia de un consumidor. los importadores de automóviles. Se trata de una información obligatoria que el proveedor tiene que poner a disposición de los consumidores en sus productos o en los lugares de venta o de prestación de servicios y está compuesta por todos los datos. utilice o disfrute de bienes o servicios y. tales como los de consumidores.496).

como lo hace el artículo 1º de la Ley Nº 19. en relación con los habituales del respectivo establecimiento. porque no estaba definido en ningún texto legal.496). consistentes en el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en condiciones más favorables que las habituales. tiene un sujeto activo que es el anunciante. La publicidad. pueden aplicarse multas de hasta 200 unidades tributarias mensuales. La publicidad tiene que ser veraz y comprobable y no contener expresiones que induzcan a error al consumidor. En los casos de publicidad falsa o engañosa el tribunal podrá disponer. La información básica comercial. El concepto definido es el de oferta comercial. pueda alterar su contenido. Para proteger a los consumidores la ley establece que la publicidad debe ser fiel a la realidad de los productos o servicios que se ofrecen. . para motivarlos a adquirir sus productos o a requerir la prestación de los servicios que ellos ofrecen.496. Ley Nº 19. o daña el medio ambiente. prestador de servicios. intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad.V. a la que nos referiremos enseguida. de oficio o a petición de parte. características. La publicidad se define en la ley como la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto. Cuando la publicidad engañosa afecta la seguridad o salud de la población. Sin duda que la adecuada protección del consumidor requiere precisar el concepto de contrato de adhesión. El contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor. las características relevantes del producto o servicio y las condiciones de contratación. que ha de distinguirse de la oferta como etapa de formación del consentimiento. la suspensión de las emisiones publicitarias y exigir la difusión de la publicidad correctiva (art. definido en la ley que nos ocupa como el proveedor de bienes. Es precisamente en los contratos de adhesión donde se incluyen las cláusulas abusivas que perjudican al consumidor y que el legislador se propone dejar sin efecto. se propone ilustrar al público acerca de la naturaleza. propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción. la normativa de tutela del consumidor define la noción de oferta como la práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados en forma transitoria.A. Asimismo se definen las promociones como las prácticas comerciales. para la celebración de actos o contratos. aparte de los destinatarios. La publicidad como mensaje emitido con el empleo de medios que lo hacen accesible a todos. siendo obligatoria. o motivarlo a su adquisición. para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Ley Nº 19.disponible antes de adquirir el bien o de contratar el servicio. 35. incluido. por medio de publicidad. debiendo indicarse el precio con el I. para celebrarlo. 31. cualquiera que sea la forma que se utilice en su difusión. denominada publicidad. cumple tanto la función de información como la de motivación al público consumidor para determinarlo a contratar. Por último. El proveedor debe informar al consumidor el modo en que operan y la duración de las promociones y ofertas (art. o entidad que. es diversa de la información voluntaria que los proveedores suministran a los consumidores. con excepción de aquellas que consistan en una simple rebaja de precio.496).

que señala que: “En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código. pero al mismo tiempo es ley general. cuya regulación especial es el Código Aeronáutico. construcción. particularmente respecto de los consumidores. los de trasporte aéreo. bastarse por sí misma para regular una situación determinada. En consecuencia.496. que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. las normas de la ley que comentamos son aplicables. tales como. De esta suerte podemos afirmar que las materias de que trata la Ley Nº 19. por cuanto para ellos el acto o contrato debiendo tener naturaleza civil. al no haber . no superiores a tres meses siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo. Ámbito de aplicación. La ley del consumidor no se aplica a los servicios que se rigen por leyes especiales como los que prestan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). también quedará regido por la Ley Nº 19. se aplicarán las disposiciones del Código Civil”. La aplicación de la ley se funda en los denominados actos mixtos o de doble carácter. los servicios financieros de entidades bancarias y financieras. de 1997. continuos o discontinuos. no quedan de lleno dentro del marco del derecho mercantil nacional. asimismo. respecto de normativas específicas que regulan la provisión de determinados bienes o la prestación de ciertos servicios que tengan una regulación legal definida. a los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas y a aquellos en que el proveedor se obligue a suministrar al consumidor el uso o goce de un inmueble por períodos determinados. esto es. no queda bajo la vigencia del Código de Comercio ni de la legislación comercial complementaria. salvo en las materias que estas últimas no prevean”. por ejemplo.148. la publicidad. En virtud del artículo 2º inciso 2º. sólo quedan sujetos a la ley que nos ocupa “los actos jurídicos que. tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor”. la norma legal citada en su último inciso previene que sus reglas no serán aplicables “a las actividades de producción. distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales. que surgen del enunciado del artículo 3º del Código de Comercio. Sin embargo. la normativa que analizamos es aplicable en aquellos aspectos que dichas leyes especiales no reglamenten. El consumidor puede invocar la protección que contempla esta ley cuando el acto o contrato que ejecuta o celebra tiene respecto de él la naturaleza de acto civil. por ejemplo. en lo relativo a la publicidad o pago a plazo.496. tratándose del contrato de transporte aéreo. Por último. cuyo análisis hemos realizado precedentemente al tratar de los actos de comercio. Así. de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales. la ley sobre derechos del consumidor tiene el carácter de ley especial en relación con las normas generales. pero que habría que entender que ella tiene carácter supletorio sólo respecto de aquellas materias que otras leyes especiales no tratan específicamente. importación. fabricación. La función supletoria de sus normas tiene el mismo fundamento que el artículo 2º del Código de Comercio. etc. siendo éste al mismo tiempo un acto de comercio para el proveedor. Durante la discusión de esta ley en el Congreso Nacional se sostuvo que ella debe ser autosuficiente. Según lo previsto en el artículo 2º.

ella comprende tanto los daños materiales como los daños morales. materia sobre la cual nunca se había legislado en nuestro medio. básicamente. En el caso de la responsabilidad contractual. acreditando los perjuicios materiales. y el deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido. lo que constituye toda una novedad si se considera que estamos en presencia de una responsabilidad que. bastará con probar el incumplimiento imputable del contrato para lograr la indemnización del daño. – derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos. y – derecho a la educación para un consumo responsable. De conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 19. los derechos y deberes básicos del consumidor. sin necesidad de comprobar perjuicios materiales. La eficacia de estos derechos radica en que los consumidores los ejerciten efectivamente. La enunciación de estos derechos y deberes básicos es lo suficientemente explícita y clara como para añadir otros comentarios. puesto que si nada se hace en caso que ellos sean conculcados. procede la indemnización del daño moral tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual. acreditando tan sólo el incumplimiento del contrato. por lo que tiene el mérito de llenar un vacío. Sin embargo. que no requiere de prueba. aunque en los últimos tiempos se ha abierto camino en la jurisprudencia para la reparación del daño moral en este ámbito. . a la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles. en un tema particularmente sensible en el contexto de un país con régimen de economía de mercado. además. 149. en lo atingente al derecho a la reparación e indemnización. Derechos y deberes del consumidor. sin que sea necesario probar el daño moral. – derecho a la seguridad en el consumo de bienes o servicios. por ser esta última normativa posterior a dicho Código. condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos. su precio. no así en la derivada del incumplimiento de un contrato. y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea. es interesante consignar que además de reunir las características de adecuada y oportuna que el legislador señala. Esta enumeración constituye la primera formulación que se hace acerca de los derechos y deberes básicos de los consumidores. La doctrina del derecho civil siempre ha admitido la indemnización del daño moral en la responsabilidad extracontractual. – derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y prestadores de servicios. se estará renunciado a ellos habiendo tenido la oportunidad de ejercerlos. son los que este texto enumera.496. – derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta ley. es posible recabar exclusivamente el pago del daño moral. a saber: – derecho a la libre elección del bien o servicio. y el deber de informarse responsablemente de ellos. Asimismo. tiene su origen en un acto jurídico que en la generalidad de los casos asume la forma de un contrato. Ahora bien. tratándose de la protección del consumidor.norma específica sobre estas materias en el aludido cuerpo de leyes y.

toda vez que la representación que ellas asuman será tan sólo la de los miembros de la respectiva organización y el ejercicio de las acciones legales se circunscribe a quienes les hayan otorgado el respectivo mandato. En ambos casos la entidad quedará dotada de personalidad jurídica. de educación. orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos y brindarles asesoría cuando lo requieran. a pedir en juicio sumario que se corrijan dichos estatutos. éstas pueden ocurrir ante el juez de letras del domicilio de la entidad. La ley faculta la creación de organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores. En el caso que los estatutos de las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores causen perjuicio o lesionen derechos de las personas. 150. educar. informar. Las organizaciones que estamos analizando sólo están facultadas para ejercer las funciones que enumera el artículo 8º de la ley sobre la materia. etc. de difusión. sobre Junta de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Al ser de esta manera y habida consideración de las prohibiciones. estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores y efectuar o apoyar investigaciones en el área del consumo. Se advierte que las facultades conferidas a las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores son meramente informativas. de acuerdo con las reglas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil y su reglamentación complementaria. deberán adoptar la estructura de una corporación o fundación. En el caso que los consumidores se propongan solamente informar. y de alcance tan limitado que prácticamente no podrán promover actividades en defensa de los derechos de los consumidores en general. limitaciones y sanciones que establecen al efecto los artículos 9º. 10 y 11. sin perjuicio de ejercitar las demás acciones que la ley contemple.. cuya constitución. investigar u orientar. Organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores.Para que la protección de los indicados derechos sea efectiva. pueden constituir la asociación bajo la forma de organización comunitaria funcional. modificación y cancelación de personalidad jurídica se rigen por las reglas que ella contempla en los artículos 5º al 9º. y representar a sus miembros y ejercer las acciones a que se refiere la ley del ramo en defensa de aquellos consumidores que le confieran el mandato respectivo. a saber: difundir el conocimiento de las disposiciones de ley que regula la protección de los derechos de los consumidores. el interés por constituirlas no será muy grande y quienes deseen hacerlo con el propósito de asumir la defensa en juicio de los consumidores afiliados a ella o de otros que les confieran mandato con tal fin.418. según las normas de la Ley Nº 19. y en lo que no fueren contrarias a ellas. la legislación sobre la materia dispone que ellos son irrenunciables anticipadamente por los consumidores. . por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

la obligación de no hacer contemplada en el artículo 13 de la normativa que estamos comentando no constituye nada nuevo.496). La advertencia al consumidor se entiende cumplida. o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o piezas usadas.496. Por último se impone a los proveedores la obligación de respetar la dignidad y derechos de las personas. bajo el epígrafe de normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión.496. define el concepto de contrato de adhesión para los fines de su propia aplicación. Siendo esto así. la normativa nacional ha privilegiado la existencia de una enumeración taxativa de estas cláusulas. hecho con materiales usados” u otras equivalentes. A diferencia de lo que ocurre con otras legislaciones. porque la figura había sido regulada en la legislación que antes regía esta materia. en su artículo 1º. pues en el caso que ya se haya convenido. condiciones y modalidades de la oferta de entrega de un bien o de la prestación de un servicio. Ley Nº 19. en las condiciones por ellos ofrecidas. de acuerdo con lo previsto por el artículo 16 de la Ley Nº 19. no cabe duda que la obligación de respetar lo pactado proviene de la fuerza obligatoria de las convenciones y contratos. El aspecto novedoso de la norma se limita solamente al deber de respetar los términos. lo que a nuestro juicio constituye un efectivo mecanismo en defensa de los derechos de los consumidores. Existe asimismo la obligación del proveedor de informar expresamente al consumidor cuando se expenden productos con alguna deficiencia. 15. Obligaciones del proveedor. pactado o contratado dicha entrega o prestación. establecida en los artículos 1545 y 1489 del Código Civil. usados o refaccionados. Tuvimos ocasión de señalar que la ley de protección de los derechos de los consumidores. a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes. bajo su responsabilidad. al organizar y hacer funcionar los sistemas de seguridad y vigilancia que la ley les autorice mantener en sus establecimientos mercantiles (art. condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio. se impone a todo proveedor de bienes o prestador de servicios la obligación de respetar los términos. boletas o documentos relativos a estos productos. Según lo previsto por el artículo 12 de la Ley Nº 19. las que al ser incorporadas en los contratos de adhesión no producen efecto alguno. en las que se establece una definición general y abstracta de cláusulas abusivas o bien se consagra una enumeración enunciativa de las mismas. 152. si en los envoltorios o en las facturas. Regulación del cumplimiento de los contratos de adhesión. se sancionan con la ineficacia las cláusulas abusivas. si se sorprende a un consumidor en la comisión flagrante de un delito.151. . los responsables del establecimiento tienen que limitarse. se incluyen las expresiones “segunda selección. Tratándose de la negativa injustificada de venta de bienes o de prestación de servicios comprendidos en los respectivos giros de los proveedores. En los artículos 16 y 17 del aludido texto legal.

Sin embargo. u otras análogas. omisiones o errores administrativos. se suele estipular que el proveedor podrá poner término al contrato mediante aviso dado con 30 días de anticipación. accesorios. d) Las que inviertan el peso de la prueba en perjuicio del consumidor. sin perder lo que haya pagado por el viaje o por la reserva. lo que no puede hacer el cliente. salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica. porque el contrato ha sido redactado por él mismo. e) Las que contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afectan la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio. a domicilio. por muestrario. por ejemplo. Por ejemplo. o en los contratos de servicios turísticos. porque para invocar la protección legal. Así. a menos que pague una cuota de liberación de 3 unidades de fomento. sino del banco en el que se efectuó el pago. salvo que esta misma facultad se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo.Ellas son las siguientes: a) Las que confieran a una de las partes el derecho de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución. usando medios audiovisuales. en los cuales la empresa proveedora se reserva el derecho de cancelar el viaje sin expresión de causa. Lo mismo ocurre en los contratos de apertura de crédito para tarjetas de crédito bancarias. b) Las que establezcan incrementos de precio por servicios. la inversión del onus probandi dejaría al consumidor en una gran desventaja ante el proveedor. Es el proveedor quien se beneficia por lo general de este tipo de cláusulas. Estaríamos en presencia de esta cláusula si el proveedor se niega a vender al contado. financiamiento o recargos. deberá pagar de inmediato todo el crédito utilizado. De no existir la norma que declara la ineficacia de esta cláusula abusiva. y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen. en los cuales el banco tiene derecho a dejar sin efecto el contrato sin expresión de causa. aun en el caso en que la responsabilidad por el atraso no provenga del consumidor. el usuario no podrá poner término al contrato antes de dos años contados desde su celebración. cuando advierten que no responderán por los deterioros que sufran las prendas . Un ejemplo de este tipo de cláusula es la que imponen las lavanderías o tintorerías. en cambio si el titular de la tarjeta quiere desahuciarlo. en los contratos de adhesión de suministro de telefonía móvil o celular. cuando ellos no le sean imputables. se trataría de una cláusula de esta naturaleza la que obligue al consumidor a probar que él no ha hecho las comunicaciones de larga distancia que la empresa le cobra y que precisamente reclama ese cobro. quien demoró la transferencia de fondos a la empresa que cobra el servicio. Constituye un ejemplo de esta cláusula abusiva el caso en que se impongan multas en el contrato por el atraso en los pagos. porque en el contrato de adhesión que impone a sus clientes contempla recargos por el pago del precio mediante tarjeta de crédito comercial. tendría que producir una prueba a la que normalmente no estaba obligado. c) Las que pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias.

Cuando el contrato está contenido en un formulario impreso y se agreguen otras cláusulas. una copia con la constancia de ser fiel al original suscrito por el consumidor. en este caso tales limitaciones carecen de todo valor porque dejan al consumidor sin derecho a indemnización. Infracción del precio exhibido. que no hayan sido llenados o inutilizados antes de la firma del contrato. quedando en poder del consumidor un ejemplar del contrato en el idioma nacional. al amparo de las normas del Código Orgánico de Tribunales sobre esta materia. salvo aquellas palabras de otro idioma que hayan sido incorporadas al léxico. toda vez que induce a error al consumidor. Por último.durante el lavado o el teñido. facultándose el consumidor para recusarlo sin expresión de causa. informado o publicitado. que se decide a comprar el producto o requerir la prestación del servicio basado en el precio conocido por él y luego se le cobra uno superior. La infracción se mantiene en la nueva normativa. y f) Las que consistan en espacios en blanco. el derecho existe para recusarlos a todos o al que se desee. bajo sanción de no producir efecto alguno respecto del consumidor. Otro tanto ocurre con las empresas de TV-cable cuando imponen al consumidor la renuncia de acciones por cualquier daño que sufra el inmueble por la instalación del servicio. sino que ellos se forman en el mercado. Esta figura estaba sancionada asimismo en la Ley Nº 18. que regía anteriormente en la materia. por defectos que afectan la utilidad de un bien o la finalidad de un servicio. son válidos los contratos redactados en idioma extranjero cuando el consumidor lo acepta expresamente mediante un documento escrito en castellano que se anexa a dicho contrato. Con todo. Habiéndose nombrado a más de un árbitro para que uno actúe en subsidio de otro. Pues bien. constituye infracción a sus preceptos el cobro de un precio superior al exhibido. el proveedor está obligado a entregar al consumidor un ejemplar íntegro suscrito por los contratantes o en caso de falta de firma del proveedor. para todos los efectos legales. 153.223. prevalecen estas últimas cuando sean incompatibles con las contenidas en dicho formulario. Sabemos que en el sistema económico imperante en nuestro país el Estado no fija los precios de los productos y servicios. De todo contrato de adhesión relativo a las actividades reguladas por la ley de protección de los derechos del consumidor. . se señala que el nombramiento de un árbitro en un contrato de adhesión constituye asimismo una situación abusiva. porque la conducta del proveedor es censurable. Fuera de la enumeración de las cláusulas abusivas que hace el artículo 16 del aludido texto legal. exhibiéndolo junto a los productos en sus establecimientos y mediante la publicidad. la normativa en estudio dispone que los contratos de adhesión comprendidos en el ámbito de su aplicación tienen que ser escritos de modo legible y en idioma castellano. Ahora bien. Las limitaciones absolutas de responsabilidad conducen a la no aplicación del régimen de responsabilidad y sólo tienen cabida cuando la ley excepcionalmente las admite. Este precio que genera el mercado los operadores económicos los dan a conocer ya sea informando acerca de él. de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley que comentamos. de 1983. al cual habrá que estarse en caso de duda.

además de la garantía voluntaria que pueda entregar el vendedor. por el plazo máximo de siete días. La garantía es general en cuanto a que comprende toda clase de bienes muebles duraderos. a falta de mención. no se aplica la normativa que comentamos. las garantías voluntarias suelen concederse por un lapso muy breve. Derecho de garantía de los consumidores. sino la Ley Nº 19. estableciendo limitaciones y condiciones a los consumidores para hacer efectiva dicha garantía. y aún sigue siéndolo. redactadas de la manera que ellas lo estimaban conveniente. como los alimentos envasados y los productos farmacéuticos. sin límite de valor. los productos tienen garantía legal. por la calidad o idoneidad esencial de todos los bienes que ofrezcan al público. desde automóviles. Por el solo hecho de venderse. dejando al consumidor indefenso cuando la falla no proviene del simple uso. esto es. Este derecho alternativo puede ejercitarlo el consumidor en forma inmediata. sin límite de valor.472. el cambio por otro igual o la devolución del dinero. De conformidad con el artículo 21 de la Ley Nº 19. factura o recibo que acredite que la venta o el contrato de que se trata ha sido celebrado en los últimos tres meses y permite al consumidor elegir entre la reparación gratuita del bien. era frecuente. tienen garantía sólo por el período que señale su envase o. calzado. lo que ocurre por lo general cuando el término ha expirado. En el caso de las viviendas nuevas. que las que se . las empresas proveedoras entregaban voluntariamente pólizas de garantía. si ese plazo es superior a tres meses. Es obligación del proveedor cumplir con la decisión que haya tomado el consumidor. Las pólizas de garantía voluntariamente otorgadas por el proveedor tienen la vigencia que ellas establecen. pueden ejercerse cuando ya se haya hecho uso. La garantía legal no requiere póliza. Tratándose de productos respecto de los cuales se haya dado una póliza de garantía voluntaria por el fabricante o proveedor. al menos una vez. La garantía legal obligatoria se ejercita en el lugar donde se efectuó la venta. haya o no haya póliza escrita de por medio y sin que quede supeditada a ciertos aspectos específicos. Antes de la vigencia de la normativa sobre derechos de los consumidores. de los mecanismos que contemple la póliza para solucionar la deficiencia y éstos no hayan dado resultado satisfactorio o se presenten nuevas fallas. contado desde que el consumidor recibió el producto. puede hacerse efectiva con la boleta. encontrar pólizas de garantía que excluyen toda responsabilidad por deficiencias que se presenten en los componentes de los bienes que normalmente sufren mayor desgaste. si no hay póliza voluntariamente entregada por el proveedor o fabricante. inc.154. que tiene que responder. la garantía es obligatoria a todo comercio establecido. electrodomésticos y menaje hasta ropa. Los bienes que se consumen en el primer uso. Asimismo. sino de un defecto de fabricación. entre otros.496. La reglamentación que ahora rige esta materia establece el derecho a la garantía en términos generales y obligatorios. sobre Calidad de la Vivienda. durante un plazo mínimo de tres meses. joyas y juguetes. sin que el proveedor pueda derivarlo hacia otras oficinas ni imponerle otras condiciones menos cómodas para ejercicio de este derecho. el derecho del consumidor a exigir el cambio del bien por otro igual o la facultad de reclamar la devolución de lo pagado. 21. final). desde su entrega al consumidor (art. De esta suerte. lo que hace imposible recurrir a ellas cuando se presenta el defecto.

piezas o módulos. partes. – cuando los materiales. cuando el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objetos del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra. no sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad. materiales. en el evento que la cantidad o el contenido neto del producto sea inferior al indicado en el envase o empaque. aunque esté conformado por distintas unidades. Seguridad en el consumo. elementos. piezas. ingredientes. se suspende durante el tiempo que dura la reparación y hasta la entrega del producto al consumidor. Para resguardar el derecho a la seguridad en el consumo. situaciones en las cuales el consumidor. partes. – cuando luego de haberse hecho efectiva la garantía por primera vez y prestado el servicio técnico correspondiente. sin perjuicio de las indemnizaciones por los daños ocasionados. puede optar. no obstante que éstas puedan o no prestar una utilidad en forma independiente unas de otras. Los consumidores están expuestos a riesgos en su integridad física y en la salud. al tiempo de su adquisición y . Algunos de los casos previstos por la ley son los siguientes: – cuando los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumplan las especificaciones correspondientes. como así también el de la voluntaria. sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones del rotulado. Finalmente diremos que la garantía cubre la falta de cantidad o de contenido neto del producto. cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine. el consumidor tiene derecho a la reposición del producto o. partes. A los efectos de la aplicación del artículo que contiene estas figuras. a menos que el consumidor las acepte. entre la reparación gratuita del bien o. que trata de una variada gama de situaciones en las que los productos presentan deficiencias o defectos. según el artículo 19 de la ley que analizamos. piezas. como consecuencia de la adquisición de un producto o de la prestación de un servicio. a optar por la bonificación de su valor en la compra de otro o por la devolución del precio que haya pagado en exceso. elementos. En efecto. previa restitución del mismo. La garantía legal se aplica básicamente por las deficiencias en los productos a que se refiere el artículo 20 de la ley que comentamos. en su caso. a su reposición o la devolución de la cantidad pagada. sustancias. – cuando cualquier producto. por deficiencias de fabricación. los artículos 45 a 49 de la normativa que nos ocupa contienen disposiciones destinadas a garantizar que todo producto o servicio que se ofrezca en el mercado debe estar libre de riesgos para la salud y la integridad de las personas. como dijimos. se considera que es un solo bien aquel que se ha vendido como un todo. subsistieren las deficiencias que hagan al bien inapto para el uso o consumo. estructura. elaboración. El plazo de vigencia de esta garantía.ofrecieron al momento de efectuar la venta. calidad o condiciones sanitarias. en su defecto. 155. etc.

el afectado debe acudir al SERNAC y solicitar una mediación extrajudicial.496. o sea. En caso que se presenten cuestiones accesorias que requieran un pronunciamiento especial del tribunal. A diferencia de la Ley Nº 18. ante el proveedor. sin tener que recurrir al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ni a los tribunales. 156. el importador. que rigen en la actualidad.496). donde hayan adquirido el producto o donde se les haya prestado el servicio. Luego o conjuntamente con lo anterior. la multitienda. la responsabilidad de indemnizarlos recaerá. en su caso. es decir. por cuanto no estaba garantizada con anterioridad a ellas la seguridad en el consumo. Los consumidores deben comenzar ejercitando sus derechos donde ellos han sido violados. 51 Ley Nº 19. asimismo. pero se pone el acento en el hecho que el propio consumidor puede hacer valer las prerrogativas legales. intenta proteger a los consumidores ante la situación de desequilibrio en que se encuentra frente a proveedores poderosos que producen y prestan servicios en forma masiva e impersonal. éstas pueden tratarse en la misma audiencia verbal o en otra posterior que se fijará para dentro de cinco días. La parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar su nómina de testigos el día anterior a la audiencia o en la audiencia misma (art. avenimiento y prueba. hoy derogada. no implique peligro para la seguridad de otros bienes. o el establecimiento mercantil. Estas reglas constituyen una innovación en nuestro derecho. las partes deben responder a las consultas que formule el juez y rendir sus pruebas.en lo futuro. de la comuna en que se cometió la infracción o se celebró el contrato (art. Las demandas ante el juzgado de policía local no requieren del patrocinio de un abogado y las partes pueden actuar por sí mismas en todas las etapas del procedimiento. A la presentación de una demanda por escrito el juez decreta una audiencia oral de contestación. según corresponda. las disposiciones de la Ley Nº 19. el primer distribuidor o el prestador del servicio. . Si no se produce el avenimiento en el comparendo. contados desde la audiencia oral. y que. En caso que se produzcan daños o perjuicios a raíz del consumo de un bien o prestación de un servicio declarado peligroso. indistintamente sobre el productor. el consumidor puede formular la denuncia o ejercer la acción civil.496). de 1983. ante el juzgado de policía local. sin necesidad de llegar a los tribunales. Los productos o servicios potencialmente peligrosos deben incluir advertencias e instrucciones para que su empleo se realice con la mayor seguridad posible.223. que se caracterizó por tipificar y sancionar ciertas figuras que implicaban una conducta deshonesta del proveedor respecto del consumidor. Si no encuentra una respuesta satisfactoria del proveedor o éste se niega a recibir sus reclamos. el supermercado. Reglas de procedimiento y de competencia. Se mantienen las sanciones en la normativa vigente en los casos en los que sean vulnerados los derechos de los consumidores. 50 Ley Nº 19. que se realiza cinco días después de notificado el proveedor. En esta etapa el servicio público realiza las gestiones conducentes a un entendimiento voluntario.

la multa puede ascender hasta 150 UTM (norma general) o hasta 300 UTM si se tratare de los denominados servicios básicos (agua potable.Una vez rendida la prueba o cumplidas las medidas para mejor resolver decretadas. instalación. efectuada a través de medios masivos de comunicación. No todas las situaciones de incumplimiento son sancionadas con la aplicación de multas. TEMAS DE DISCUSION. En caso de reincidencia. estas situaciones son sancionadas con una multa máxima de 50 UTM (siguiendo la norma general). En el caso de interrupción o no prestación injustificada de servicios previamente contratados y por los cuales se haya pagado derecho de conexión. pero cuyo monto mínimo la ley fija en 5 UTM. Así. DE DISERTACION. gas y recolección de basura o de elementos tóxicos). teléfono. esta conducta es castigada con multa de hasta 200 UTM. la sanción es de entre 100 y 300 UTM. el tribunal tendrá que fallar la causa dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya notificado por el estado diario la resolución que cite a las partes a oír sentencia. . Si estamos en presencia de la figura de sobreventa de entradas en espectáculos públicos o venta de sobrecupos en servicios de transporte de pasajeros (excluido el transporte aéreo). el hecho es sancionado con multa de hasta 200 UTM. una conducta negligente por parte del proveedor. en la orden de retirar del mercado un producto peligroso para la salud o seguridad de las personas o en la orden de cambiar un producto defectuoso. 4) La seguridad en el consumo de bienes y en la prestación de servicios. cuando incida en las cualidades de productos o servicios que afecten la salud o seguridad de la población o el medio ambiente. incorporación o mantención. 2) Las organizaciones de protección del consumidor. Si en tales situaciones existe. En el evento de incumplimiento de las obligaciones de advertencia y prevención que deben observarse respecto de los productos y servicios potencialmente peligrosos para la salud o integridad física de las personas o para la seguridad de sus bienes. Sin embargo. La normativa vigente contempla varios casos en los cuales la sanción consiste ya sea en nulidad de la cláusula abusiva inserta en un contrato de adhesión. electricidad. Sanciones. que el juez fijará teniendo en cuenta la cuantía de lo disputado y las facultades económicas del infractor. elemento que el juez determina según la experiencia o sana crítica. 157. alcantarillado. en el caso de ciertas infracciones de especial gravedad las multas son de mayor envergadura. DE INVESTIGACION Y CASOS PRACTICOS 1) Las condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. por ejemplo. en el caso de incumplimiento de la obligación de rotular o falseamiento. 3) La garantía de calidad de los productos y de los servicios. si se trata de difusión de publicidad falsa o engañosa. el monto de la multa se podrá duplicar. como ocurría bajo la vigencia de la ley anterior. Por último. ocultación o alteración de la rotulación. el monto de la sanción es de hasta 50 unidades tributarias mensuales (UTM). la infracción de la ley se sanciona también con multa. Tratándose de infracciones que no tengan asignada una sanción especial. además del incumplimiento.

pero. Sección I Los agentes dependientes del empresario de comercio 159. Cuando se requiere que este personal pueda actuar en lugar del principal. se recurre a la forma jurídica de la . que el empresario asuma por sí mismo la actividad comercial. comisionistas. Los agentes auxiliares dependientes son verdaderos colaboradores jurídicos de la actividad del empresario de comercio. El conjunto de individuos que en forma directa o indirecta colaboran con el comerciante y que están unidos a él por diversas relaciones jurídicas constituyen el personal de la empresa comercial. la otra categoría está formada por todos los colaboradores de la actividad mercantil de la empresa que no están ligados al empresario por un contrato de trabajo sino por otros vínculos contractuales. Aspectos generales. en determinadas circunstancias. con mayores o menores poderes. En la medida que la actividad mercantil se hace cada vez más compleja y requiere de una mayor dedicación. tienen su representación. agentes de negocios y martilleros. La complejidad creciente de los negocios hace necesaria la presencia de un personal que colabore con el empresario de comercio. Pero no es necesario. El personal de la empresa comercial puede agruparse en dos grandes categorías: una de ellas está integrada por todos aquellos sujetos que están unidos al empresario de comercio por un vínculo jurídico-laboral y que además. puesto que actúan en lugar y a nombre de él.Capítulo III EL PERSONAL DEL EMPRESARIO DE COMERCIO 158. Ya indicamos que lo que caracteriza al empresario de comercio es fundamentalmente la circunstancia de ser él quien asume el carácter de titular de los derechos y responsable de las obligaciones que se generen a propósito de la actividad constitutiva de la empresa. dijimos también. Sin embargo. Vivante apunta con justa razón que éstos son colaboradores físicos y no jurídicos. fundamentalmente. El segundo grupo recibe el nombre de colaboradores o agentes auxiliares independientes del empresario de comercio y está integrado por corredores de comercio. el empresario de comercio se ve obligado a rodearse de colaboradores y a contratar los servicios de diversas personas. Clasificación. los comisionistas son colaboradores jurídicos porque representan al principal. están facultados para representarlo y actuar en nombre de él. Se les denomina también. Los agentes auxiliares independientes tienen por misión dispensar su mediación asalariada a los empresarios de comercio y facilitarles la conclusión de sus negocios. por los factores o gerentes y los mancebos o dependientes. puede hacerlo por delegados que actúen en lugar y a nombre de él. El primer grupo se denomina el de los colaboradores o agentes auxiliares dependientes de comercio y está representado. los agentes auxiliares del comerciante. sino que se limita a acercar a quienes tienen interés en contratar. El agente independiente no es parte de las operaciones comerciales. y es lo que interesa. en el lenguaje tradicional. según el caso.

3º Si el comitente hubiere ratificado expresa o tácitamente el contrato. la convención y la otra. 4º Si el resultado de la negociación se hubiere convertido en provecho del comitente”. pero no contra ambos” (art. aun cuando se haya celebrado sin su orden. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración (art. Por su parte. De acuerdo con lo expresado. dos son las fuentes de la representación: una. 2º Si hubiere sido celebrado por orden del comitente. Contemplatio domine. Consiste en el hecho de hacer saber a la parte con la que se celebra el contrato que el representante actúa en nombre del representado. La representación legal la encontramos en el caso del capitán en una nave. Para todos los actos que salgan de estos límites se requiere poder especial (mismo artículo). Debemos. . propio del derecho civil. que expresa: “Los factores o dependientes que obraren en su propio nombre quedan personalmente obligados a cumplir los contratos que ajustaren. dirigir sus acciones contra éstos o contra sus comitentes. esto es. produce respecto del representado iguales efectos que si hubiera contratado él mismo. a su elección. aun cuando no esté comprendido en el giro ordinario del establecimiento. Para que se produzca el efecto principal de la representación. los terceros que contrataren con un factor o dependiente pueden. estando facultada por ella o por la ley para representarla. referirnos previamente a estos dos aspectos antes de analizar derechamente la misión de los auxiliares dependientes. 329 del Código de Comercio). el artículo 340 del Código de Comercio dice: “Los factores se entienden autorizados para todos los actos que abrace la administración del establecimiento que se les confiare. 2132 del Código Civil). pues. pero se entenderá que los han ajustado por cuenta de sus comitentes en los casos siguientes: 1º Cuando tal contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento que administran. Es una figura jurídica en virtud de la cual lo que una persona ejecuta a nombre de otra. Este principio. a) La representación. y podrán usar de todas las facultades necesarias al buen desempeño de su encargo. la ley. En derecho comercial la regla general está contenida en el artículo 328 del Código de Comercio. Capacidad para representar. 160. se cumple en la práctica poniendo antes de la firma del representante “por poder de” o “por orden de”. para que los derechos y obligaciones nacidos del contrato celebrado por el representante se radiquen en el patrimonio del representado se requiere la concurrencia de dos presupuestos: capacidad para representar y contemplatio domine.representación y del mandato. “En cualquiera de los casos enumerados en el anterior artículo. a menos que el comitente se las restrinja expresamente en el poder que les diere”. En Derecho Comercial la fuente más fecunda de esta ficción es la convención de las partes. ya que representa al naviero respecto de ella y a los cargadores respecto de la carga.

artículo 339. Los factores deben ser investidos de un poder especial otorgado por el propietario del establecimiento cuya administración se le encomienda. Párrafo I Mandato de los factores o gerentes de comercio 163. El factor es en realidad un mandatario con facultades generales de administración. sin embargo. b) El mandato comercial. y aun cuando las relaciones con éste estén en la práctica regidas por un contrato de trabajo. Desde luego. c) Las especies de mandato comercial. El artículo 234 del Código de Comercio señala que hay tres especies de mandato comercial: la comisión. 165. el mandato comercial y la comisión son dos actos mixtos o de doble carácter y debe atenderse a la mercantilidad que el acto encargado tenga para cualquiera de las partes. o parte de él. el carácter mercantil que el acto tenga para el mandante.” Esta posición no es. “La comerciabilidad del mandato le da. Pueden ser factores no sólo las personas que tengan la libre administración de sus bienes sino también. 22 Nº 5º del Código de Comercio). 162. El artículo 340 le acuerda las facultades necesarias para ejecutar todos los actos que abrace la administración del establecimiento que se le confiare. Título II del Libro I. 164. de acuerdo con el artículo 13 del Código del Trabajo. Esto significa que el mandato debe otorgarse por escritura pública para los efectos de la prueba y que se trata de uno de los actos que deben inscribirse (art. 237 inc. como mandatario se rige por el Código de Comercio. tratada en el Título III del Libro I. Resalta la representación que tiene del comitente o principal. Julio Olavarría expresa: “A nuestro juicio. compartida por toda la doctrina nacional. 1º del Código de Comercio). De la comisión y de la correduría trataremos en la Sección II. La definición del Código de Comercio ha llevado a los comentaristas a sostener que para determinar la mercantilidad del contrato hay que atender a la naturaleza del encargo con respecto al mandante. El poder será registrado y publicado en la forma prescrita en el Párrafo I.161. tiene facultades más amplias que las que nacen de un simple contrato de trabajo en que el dependiente debe estar subordinado a su empleador o patrón. El artículo 233 del Código de Comercio lo define en los siguientes términos: “…es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño”. pues puede este encargo ser civil o mercantil para cualquiera de ellas”. Forma y prueba de este mandato. el mandato de los factores y mancebos o dependientes de comercio y la correduría. . que lo dirige o administra según su prudencia por cuenta de su mandante” (art. “Factor es el gerente de un negocio o de un establecimiento comercial o fabril. La capacidad. Definición. los que sean capaces para celebrar el contrato de trabajo. pues.

es necesario tener a la vista el instrumento en el cual se ha conferido el mandato. es necesario que hubieren cumplido con la obligación escolar. La omisión de la inscripción del contrato tampoco anula el acto frente a terceros. y 3) que amplíe las facultades del artículo 340. siempre que obraren con el consentimiento de su representante legal o de las personas que los tengan a su cuidado. de . actúe en su nombre”. Respecto a los menores de 15 años. para calificar los poderes. vale decir. el principal dice a su mandatario: “Señor. En este caso no se presenta ninguna dificultad. el factor obliga al mandante. Las facultades y deberes del factor. de suerte que. Fundamentalmente actúa de dos maneras: 1) a nombre del mandante. pueden presentarse tres situaciones con respecto a las facultades de los factores. 24 del Código de Comercio). aunque en el caso concreto de que se trate no las tenga. La escritura pública y la inscripción tienen por objeto permitir que los terceros se enteren de las limitaciones o modificaciones conferidas a los factores en cuanto a sus facultades. 167. 2) que le dé al factor menos facultades que las indicadas en dicho precepto legal. 2) Actúa a nombre propio. puesto que se produce el efecto propio de la representación. como ya dijimos. no me represente en este encargo. 340 del Código de Comercio). pero las facultades pueden restringirse por la voluntad del mandante. Se trata de un caso de mandato sin representación. 325 del Código de Comercio). de suerte que. De lo que se desprende que son de la naturaleza de este contrato todas las facultades de administración (art.esto es. si no cumple con esta formalidad de publicidad. pero vale la pena destacar que la omisión de dicho instrumento no acarrea la nulidad del acto con respecto a los terceros (art. no debemos olvidar que el mismo artículo 328 se encarga de indicar que el principal responde de las obligaciones nacidas del acto celebrado por su mandatario frente a los terceros en los casos que señala. Todo mandato implica actos de administración. 166. El mandato de los factores tiene por objeto confiarle a una persona la administración de un negocio. final). a saber: 1) que el comitente en su mandato se limite sólo a reproducir el contenido de la disposición del artículo 340 del Código de Comercio. siendo el mandato nulo entre mandante y mandatario. La regla general es que el factor actúa a nombre del principal. Sin embargo. otorgándole más poderes que los allí consignados. El artículo 328 expresa que los factores pueden actuar a nombre propio. y 2) a nombre propio. haciendo uso de un mandato con representación y normalmente lo expresará en la antefirma de los documentos que suscribiere por poder (art. El Código de Comercio ha exigido. no podrán alegarse las limitaciones en contra de los terceros y el acto celebrado en virtud de este mandato obligará al mandante si se ha ejecutado dentro de las facultades que la ley confiere a los mandatarios. llamado principal (art. La forma en que actúa el factor. además. 237 inc. 1) Actúa a nombre del mandante. En la práctica. los mayores de 18 años y los menores de 18 años pero mayores de 15. escritura pública para la celebración de este contrato.

168. relacionados con el negocio cuya administración se le encargó. El artículo 329 indica la forma de hacer efectiva la acción en el caso que estudiamos. 2115 Nos 2º y 5º). 3) Le corresponde cumplir con las normas relativas a la contabilidad (art. Se trata de una obligación de hacer. Constituye una afirmación del principio ya reconocido por el Código Civil (art. porque carecería de valor. 170. Las obligaciones del factor. no puede extenderse más allá. Son principalmente: 1) Cumplir con el encargo hasta su término. En consecuencia. Los derechos del factor. respondiendo del dolo o de la culpa en que incurriera durante su ejecución. Son fundamentalmente dos: 1) Derecho a la remuneración.donde resulta que. lo que equivale a decir que se les exige dedicación exclusiva a los negocios que el mandato comporta. Las prohibiciones del factor. puesto que en caso contrario el mandato es nulo entre factor y principal. obliga al mandante. que se encuentra establecido en el artículo 336 Nº 2º del Código de Comercio. De no existir esta prohibición. Esta prohibición dura lo que rige el mandato. En general. 341 del Código de Comercio). 2) Debe rendir cuenta de su mandato. Guardan relación con la naturaleza del encargo que se le confía y son una consecuencia de él. lo que interesa tener presente para los efectos de su cumplimiento forzado y sanción. de donde resulta la importancia que tiene otorgar el poder en forma y practicar la inscripción correspondiente. puede decirse que les está vedado ejecutar por su cuenta los mismos actos cuya ejecución se les ha encomendado. sin recibir ninguna sanción. 4) Entregar al principal los efectos de su propiedad. . no obstante obrar el mandatario en nombre propio. El factor deberá acreditar que a él no le corresponde responder de las obligaciones. pero hay que entenderlas modificadas por el actual Código del Trabajo. Esto evidencia que el factor también queda obligado y a la postre puede ser él quien deba cumplir las obligaciones. 2) Derecho a pedir indemnización de los gastos en que incurrió. el tercero puede dirigirla contra el factor o contra el principal. El artículo 336 del Código de Comercio contiene algunas normas al respecto. porque de otra manera no se libera de su cumplimiento. por ejemplo: dinero. 169. El mandatario alegará que al contraer dichas obligaciones se encontraba en alguno de los casos de excepción del artículo 328 del Código de Comercio. pero no contra los dos juntos. Es una consecuencia de la relación jurídicolaboral que existe entre el factor y su mandante. resultaría que el mandante o principal podría verse fácilmente perjudicado por la competencia desleal que pudiera hacerle su propio factor. bienes. Obligación inherente al mandato en general. surge la necesidad de regular las relaciones entre mandatario y principal. etc.

que expresa que por el hecho de contravenir a la prohibición se aplican al comitente los beneficios que produzcan las negociaciones del factor o dependiente.Si el factor contraviene esta prohibición y como consecuencia de ello se produce un daño para el principal. Existe un caso en el cual debe hacerse una delegación forzosa: cuando el factor del demandado actúa ante los tribunales de justicia y requiere de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. el artículo 333 del Código de Comercio señala cuáles son las causales que justifican la terminación del contrato por parte del principal. quedando las pérdidas de cargo exclusivo de ellos. La segunda prohibición consiste en que no puede delegar el mandato. 2) Contrato sin término fijo. No teniendo plazo determinado el desempeño del mandato de los factores o dependientes con sus principales. esta delegación es más aparente que verdadera. que indica las causales que autorizan al factor o dependiente para poner término al contrato. Ejemplo: mal uso de una patente o de una marca de fábrica. sobre todo si se tiene en cuenta que el mandato de los factores participa de las características de la prestación de servicios y del mandato propiamente tal. avisando al otro con un mes de anticipación. cualquiera de ellos podrá darlo por terminado. El artículo 332 expresa que “no es lícito a los factores o dependientes ni a sus principales rescindir sin causa legal los contratos que hubieren celebrado entre sí con término fijo…” Por su lado. Esta prohibición se justifica porque el contrato es intuito personae. En general. La causal más común por la que se pone término al mandato es la revocación que de él hace el mandante. salvo autorización expresa al respecto en el instrumento constitutivo del poder. pagándole la mesada que corresponde (art. diremos que en la práctica resulta más conveniente establecer la prohibición contractualmente que dejar esto entregado a la reglamentación legal. en todo caso. Otro tanto hace el artículo 334 del mismo cuerpo legal. 335 del Código de Comercio). y en especial en Francia. El principal. 171.) . ha surgido la tendencia que sostiene que sólo se puede revocar el mandato siempre que no resulten perjuicios para el mandatario. por lo demás. por cuanto delega el poder para los efectos de que el profesional represente a su principal en el juicio de que se trata. Finalmente. pero se ha estimado que esta delegación sólo puede existir para casos expresamente señalados y no puede tener un carácter general. Sin embargo. podrá hacer efectiva. La terminación del mandato de los factores. antes de vencer el mes. la despedida del factor o dependiente. aunque recientemente. (Véase el artículo 155 letra f) del Código del Trabajo. podría producirse la delegación del poder cuando fuera necesaria para la buena administración del negocio encargado de acuerdo con el artículo 340 del Código de Comercio. La contravención tiene señalada. una sanción en el mismo artículo 331 del Código de Comercio. está obligado a una indemnización de acuerdo con las reglas generales. En derecho comercial es discutible. El Código de Comercio distingue dos situaciones: 1) Contrato a plazo fijo. En materia civil existe amplia libertad para revocar el mandato.

los dependientes que vendan al por mayor. 343 del Código de Comercio). dar ciertos plazos autorizados por el uso. Es muy semejante su situación a la de los factores. conviene tener en vista que en el dependiente se acentúa más el carácter de empleado. Los dependientes de almacenes y tiendas se entienden autorizados para vender. sería difícil la celebración de contratos. La regla general es la de que “los dependientes no pueden obligar a sus comitentes. para los dependientes de bancos. Facultades y derechos. con tal que otorguen recibo a nombre del comitente. a menos que éstos les confieran expresamente la facultad de ejecutar a su nombre ciertas y determinadas operaciones concernientes a su giro” (art. almacenes. En los casos señalados cumplen los dependientes las funciones de verdaderos mandatarios que representan a su principal frente a la clientela. los recibos serán firmados necesariamente por el comitente o por la persona autorizada para cobrar (art. obrando bajo su dirección inmediata”. entregar mercaderías. y se explica por las dificultades prácticas que implicaría la verificación de un poder para actuar. Estos. En una definición más práctica que jurídica el artículo 237 expresa que son dependientes “los empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que le auxilien en las diversas operaciones de su giro. casi no tienen ninguna calidad de mandatarios y no obligan ordinariamente a sus comitentes más que en los actos de que están encargados.Párrafo II Los dependientes de comercio 172. 2) Dependientes encargados de ventas al por mayor. Sin embargo. como quedó dicho. percibir el precio en el mismo sitio. etc. Gozan de igual facultad: cobrar el producto de las ventas. rige. tiendas. sujeto a un vínculo de subordinación o dependencia. que en la característica de mandatario que tienen los gerentes o factores. dar muestras. Concepto. a decir verdad. Si las ventas se hicieren al fiado o debieren verificarse los pagos fuera del almacén. Pueden además acordar rebajas. 346 del Código de Comercio).. siempre que las ventas se verifiquen al contado y que el pago se haga en el mismo almacén que administren. . Además. Para ser dependiente de comercio hay que tener capacidad para celebrar el contrato de trabajo de conformidad con lo prevenido por el artículo 13 del Código del Trabajo. Esta autorización para representar al comitente o principal es tácita. a tal punto que la mayoría de las disposiciones legales son comunes para ambos. no sólo de mercaderías vendidas en ese momento. sino también de las que hayan vendido con anterioridad. ya que nadie se arriesgaría a concluir una negociación que a la postre pueda resultar nula. 173. etc. si no existiera esta autorización tácita. Deben distinguirse dos situaciones: 1) Dependientes encargados de ventas al por menor.

y se haya anunciado la autorización por circulares. no exoneran a sus comitentes de la obligación de llevar a efecto los contratos que aquéllos hagan a nombre de éstos (art. Párrafo I La comisión mercantil 176. Tampoco pueden realizar ellos actos prohibidos por el mandante. el análisis del vínculo jurídicocontractual que permite realizarla. Las obligaciones y derechos de los dependientes son comunes a los de los factores.174. 327 del Código de Comercio). para que exista la comisión mercantil deben reunirse los siguientes requisitos: – Que se trate de una o más operaciones mercantiles. la apropiación del resultado de una negociación o el abuso de confianza por parte de los factores o dependientes. 22 Nº 5). De conformidad con lo prevenido en el artículo 235 del Código de Comercio. esto es. el artículo 344 señala que los dependientes pueden realizar determinados actos y contraer las obligaciones correspondientes en representación del principal. 175. el contrato de comisión comercial. La representación del dependiente de su principal es sólo efectiva dentro del establecimiento. el mandato comercial toma el nombre de comisión cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas. Según la definición legal. siempre que haya sido autorizado para firmar la correspondencia del mismo principal. Definición del contrato. Sección II Los agentes auxiliares independientes Los agentes auxiliares independientes que colaboren con el empresario en el ejercicio de la actividad mercantil son principalmente: los comisionistas. entonces. Limitaciones a sus facultades. Los contratos que celebre el dependiente con personas a quienes su comitente le haya dado a conocer por circulares como autorizado para ejecutar algunas operaciones de su tráfico. Dedicaremos un párrafo especial al estudio de la comisión y otro separado para tratar los otros agentes auxiliares independientes. siempre que los contratos se circunscriban a las negociaciones encomendadas al dependiente. obligan al principal. una especie de mandato comercial. en algunos casos. Serían también de responsabilidad del principal las obligaciones que el dependiente contraiga por cartas. La comisión es. Finalmente. La violación de las instrucciones. nos remitimos a lo expresado en su oportunidad. y . los corredores de comercio. Dependientes con facultades especiales. El fundamento de esta disposición lo encontramos en el hecho de que las facultades del dependiente están establecidas en beneficio del público en general. que deberá expresarlo así en poder constituido por escritura pública o inscrito en el Registro de Comercio (art. como en el de los comisionistas. los agentes de negocios y los martilleros. El estudio de la misión de estos colaboradores independientes supone.

están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. La comisión es un contrato fundado en la confianza que el comitente deposita en la persona del comisionista. por lo que se deduce. . Tanto la comisión mercantil como el mandato civil son contratos consensuales. las medidas conservativas que la naturaleza del negocio requiera. y en forma tácita. 2º A tomar. la mercantilidad de la comisión se determina atendiendo a la naturaleza del acto que se encomienda y no a la intervención que puede caberle al comisionista. La capacidad para ser comisionista. de suerte que tal obligación sólo existe por un tiempo razonable y no en forma indefinida. El artículo 2125 del Código Civil contempla el caso en el cual el silencio de una de las partes se mira como aceptación para los efectos de la formación del consentimiento y expresa: “Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos. 177. vale decir. En nuestro derecho. El Código no señala reglas especiales al respecto.– Que dichas operaciones estén individualmente determinadas. cuando se hace en términos formales y explícitos. como son las conducentes a impedir la pérdida o deterioro de las mercaderías consignadas. una prescripción o cualquier otro daño inminente”. el comisionista puede pedir al tribunal el depósito de las mercaderías consignadas y la venta de parte de ellas para reembolsarse de los gastos que hubiera anticipado (art. de acuerdo con las normas generales. 179. por su parte. en el artículo 243 dispone: “El comisionista puede o no aceptar a su arbitrio el encargo que se le hace. de donde resulta que para garantizar su cabal cumplimiento. que basta tener capacidad para comerciar. Como en nuestro país no existe la profesión de comisionista. y transcurrido un término razonable. 178. según nuestra jurisprudencia. el legislador se ha visto en la necesidad de reglamentar detenidamente los efectos de este contrato. mientras no llegue el aviso al comitente. El Código de Comercio. tanto respecto de las obligaciones que debe cumplir el comisionista cuanto de los derechos que le asisten. Con respecto a la segunda obligación del artículo 243 del Código de Comercio se aplican las reglas de la responsabilidad contractual. la aceptación tácita que queda reservada a los profesionales no es aplicable. Las obligaciones del comisionista. Si después de avisado el comitente no eligiere dentro del plazo razonable al sustituto. a los comisionistas accidentales. pero rehusándolo quedará obligado bajo responsabilidad de daños y perjuicios: 1º A dar aviso al comitente de su repulsa en primera oportunidad. Sobre esta última manera de expresarlo existen reglas especiales que debemos analizar. Formas de expresar el consentimiento. que se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes que concurren a formarlos. Se puede manifestar el consentimiento en forma expresa. 244 del Código de Comercio). su silencio se mirará como aceptación”. la caducidad de un título.

247). En ningún caso el comisionista podrá alterar la marca de los efectos sin expresa autorización del comitente (art. 268). el comisionista podrá hacer lo que le dicte su prudencia y sea más conforme a los usos y procedimientos de los comerciantes entendidos y diligentes (art. Esta disposición se funda en el hecho de que el contrato está establecido en beneficio del comitente. 2º Conservar y custodiar los efectos sobre que versa la comisión. En todos los casos no previstos por el comitente. ¿En qué caso el comisionista puede no ejecutar la comisión encargada? Cuando existe una causa legal que lo autorice para suspender o renunciar al cargo. por lo que debe recurrirse a las reglas dadas en caso de avería.1º Ejecutar o concluir la comisión. Si la urgencia y el estado del negocio no permitieren demora alguna. cualquiera que sea el objeto con que se le hayan entregado (art. y si la avería no está manifiesta. por tanto el comisionista no puede seguir respondiendo de una cosa que ya no le interesa. o si estuviere autorizado para obrar a su arbitrio. Aquí termina la responsabilidad del comisionista y aparece la del comitente. Pero si creyere que cumpliéndolas a la letra debe resultar un daño grave para su comitente. b) Si el comitente no ha dado instrucciones. como ocurre por ejemplo cuando para llevar a término el mandato necesita provisión de fondos y ésta no se hace por el comitente (art. una estipulación expresa en contrario (art. salvo. y no haciéndolo sin causa legal. ¿Cómo cumple con el encargo el comisionista? Hay que distinguir: a) Si el comitente ha dado instrucciones precisas. En ningún caso podrá obrar contra las disposiciones expresas y claras de su comitente (art. de suerte que si ésta está manifiesta. 269). El comisionista deberá sujetarse estrictamente a ellas en el desempeño de la comisión. . El comisionista es responsable de la custodia y conservación de los efectos sobre que versa la comisión. debe iniciar juicio y se nombrará tasador. el comisionista deberá consultarlo y suspender la ejecución de su encargo mientras no reciba nuevas instrucciones. El artículo 245 señala al respecto: “Aceptada expresa o tácitamente la comisión. tiene plazo de 48 horas para hacer la denuncia ante el juzgado donde lleguen las mercaderías. 272 del Código de Comercio). será de su deber suspender la ejecución y darle aviso en primera oportunidad. 299). ¿De qué forma puede hacerlo constar legalmente? El Código nada dice a este respecto. el comisionista deberá ejecutarla y concluirla. naturalmente. responderá al comitente de los daños y perjuicios que le sobrevinieren”. ¿Qué debe hacer el comisionista para liberarse de responsabilidad cuando las cosas están deterioradas o se pierden? El artículo 249 del Código de Comercio se limita a señalar que debe dar aviso al comitente sin demora y hacerle constar este deterioro o pérdida. ¿Y hasta qué momento? Hasta que las expida por cuenta del comitente. ¿Desde cuándo existe la obligación de conservación y custodia? Desde el momento en que las cosas quedan a disposición del comisionista. 246).

La ley exige que el comisionista tenga al tanto de las negociaciones al comitente. 279 y 302 del Código de Comercio. que tiene por objeto permitir al comitente confirmar. Varias disposiciones. A falta de disposición expresa de los interesados. revocar o modificar las instrucciones que haya impartido para la ejecución del mandato. La razón es lógica: el comisionista está supliendo la actuación personal del comitente. La comisión es una especie de mandato mercantil y. si el comisionista no rinde cuentas. como ya hemos dicho. 5º La obligación de reintegrar los saldos en favor del comitente. del Código de Comercio). 279 del Código de Comercio). El artículo 2155 del Código Civil establece la posibilidad de relevar al comisionista de la obligación de rendir cuentas: “El mandatario es obligado a dar cuenta de su administración. confirman esta obligación. La cuenta debe ser justificada con documentos. Como corolario de la obligación en estudio aparece para el comisionista el deber de devolver a su mandante los títulos y efectos que recibió para llevar a cabo la negociación (art. en caso contrario será acusado del delito de estafa (arts. Ahora bien. El efecto de esta relevación se encuentra consagrado en el inciso 3º de esta disposición. 279 Nº 2. Evacuada la negociación encomendada. ¿De qué forma debe practicar la devolución de los saldos? En primer término. El Código de Comercio ha sido muy estricto respecto de esta obligación en el contrato en estudio. Ejemplo: para la ejecución de un mandato el mandante entrega al mandatario la suma de $ 1. una vez evacuada la comisión. de los cuales sólo invierte $ 800. 279 y 280). que expresa: “La relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante”. 4º Rendir cuentas. parte final. Esta obligación está contenida en el artículo 279 Nº 3º del Código de Comercio. El artículo 250 del Código de Comercio consagra esta obligación del comisionista.3º Comunicar el estado de las negociaciones. hará constar la comisión en sus libros.000. hay que atenerse a lo estipulado por las partes en el contrato mismo. Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas si el mandante no le hubiere relevado de esta obligación”.000. Al rendir cuenta debe reintegrar los $ 800. el comisionista está obligado a poner en manos del comitente.000 restantes. El comisionista no sólo está obligado a entregar al comitente el producto del negocio mismo. si el comisionista fuere comerciante. 281 del Código de Comercio). entre otras los artículos 267. sino que también debe reintegrar todo saldo que quede en favor de él. todo mandato supone la obligación de rendir cuentas de su ejecución. debe hacerse la . 273. salvo las cartas misivas (art.000.000 en el producto invertido y los $ 200. a la mayor brevedad posible. una cuenta detallada y justificada de su administración. devolviéndole los títulos y demás piezas que el comitente le hubiere entregado. debe intereses a su comitente desde la fecha que se ha constituido en mora (art.

180. En este caso. no tendrá derecho sino al pago de la comisión simple”. Desde el punto de vista contractual debe responder de los perjuicios al comitente. desde el punto de vista penal. el legislador ha reglamentado estrictamente las prohibiciones. al recibirlas. no está obligado a pagarle mayor remuneración. tendrá derecho a una remuneración especial aparte del salario convenido. Entre nosotros se recurre al pago por consignación. para seguridad de obligaciones propias. el comisionista se hace reo del delito de estafa. Dentro de esta prohibición existe otra contemplada en el artículo 252 del Código de Comercio. en cuyo caso tendrá derecho a reivindicarlas. De ahí que la ley se interese en proteger al mandante para que de la actuación del mandatario no resulte un perjuicio en su contra. de acuerdo con lo prevenido en el artículo 317 inciso 1º del Código de Comercio. radicándose los efectos del acto o contrato encomendado en el patrimonio del representado. La razón de . a menos que probare que el acreedor. objetos que le hubiere entregado el mandante. En consecuencia. En este contrato. la indemnización de perjuicios. a saber: 1) La prohibición de alterar las marcas (art. como en ningún otro. la prenda subsiste. Este precepto no contiene una regla positiva. Por el mero hecho de la constitución de la prenda el comisionista comete abuso de confianza. por la cual se le impide al comisionista dar en prenda. Si el mandatario infringe esta prohibición. el mandante para liberar sus especies deberá pagar al acreedor prendario hasta la cantidad concurrente al valor de las mercaderías. pues expresa: “El comisionista que asegurando la solvencia de los deudores no corriere riesgo alguno. a contrario sensu. por el cual el mandatario toma sobre su responsabilidad “la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y embarazos del cobro”. deberá abonar a su comitente cualquier provecho directo o indirecto que obtuviere en el desempeño de su mandato. Fuera del salario o remuneración el comisionista no puede recibir lucro alguno de la negociación que se le hubiere encomendado. La sanción al incumplimiento de esta obligación es. En síntesis. de la que se hace acreedor del mandante y. pero si éste no comporta riesgo alguno para el comisionista. La razón de ello radica en el hecho de que la comisión es un mandato en que una persona asume la representación de otra. Estas prohibiciones son. desde el punto de vista contractual. este artículo supone que el mandante acepta el pacto de solvencia. Establece esta disposición que en ningún caso podrá el comisionista alterar la marca de los efectos sin expresa autorización de su comitente. 278 del Código de Comercio). tuvo conocimiento de que no pertenecían al comisionista. haciéndose acreedor de una sanción penal por delito de estafa. 247 del Código de Comercio).devolución conforme a los usos generales del comercio. Los artículos 2152 del Código Civil y 317 del Código de Comercio establecen la posibilidad de que se convenga un pacto de garantía o solvencia. Las prohibiciones a que está sujeto el comisionista. 2) La prohibición de lucrarse con el mandato (art.

que permite la delegación respecto de los “actos subalternos que según la costumbre del comercio se confían a los dependientes”. se desprende de la forma en que se ha hecho la comisión. . o adquirir para ellos efectos que le pertenezcan (art. A juicio de don Raúl Varela Varela. representar intereses incompatibles. pero la jurisprudencia de nuestros tribunales se ha inclinado por la nulidad relativa. En el derecho comercial. Así. 3) La prohibición de representar intereses contrapuestos. En el derecho civil se prohíbe al mandatario celebrar con su mandante y en su representación los contratos de compraventa y de mutuo. Hace excepción a este principio el artículo 262 del Código de Comercio. siempre que para celebrarlos tenga que representar intereses incompatibles. En el fondo. toda vez que de ello puede resultar perjuicio para alguien. Le está vedado al comisionista representar intereses incompatibles. no puede el comisionista. Se ha discutido bastante en la doctrina si el autocontrato tiene o no valor. 2º) Comprar para sí mercaderías de sus comitentes. a menos que se prohíba hacerla. por ejemplo en el contrato mismo. 271). En los demás contratos no existe prohibición. la sanción es la inoponibilidad del acto. Si el comisionista obtiene autorización de su mandante para la celebración de un autocontrato. y sabemos que no hay seguro sin riesgo. No obstante. lo que no deja de ser favorable toda vez que permite la confirmación posterior del acto o contrato. hacer contratos por cuenta de dos comitentes o por cuenta propia y ajena. por lo cual le está expresamente prohibido comprar para sí mercaderías de su comitente. a menos que se autorice para realizarla. En el derecho comercial el Código prohíbe al comisionista. la Corte Suprema en un fallo ha dicho: “Sin formal autorización del comitente. y b) tácita. El artículo 261 del Código de Comercio contiene esta prohibición y se desprende de él que la autorización para delegar puede ser: a) expresa. 4) La prohibición de delegar. en la celebración de un contrato. pareciera ser que la sanción al incumplimiento de esta prohibición fuera la nulidad absoluta del contrato celebrado. En el derecho civil la delegación del mandato está permitida. o adquirir para éste efectos que le pertenezcan. tiene derecho a percibir la mitad de la remuneración que le corresponde (art. Don Gabriel Palma se pronuncia en este caso por la nulidad relativa y sostiene que el acto puede ser ratificado. a menos que se le autorice formalmente. Dada la redacción del artículo 271: “Se prohíbe al comisionista…”. 276). Tales ventas son nulas de nulidad absoluta”. cuando se hace en términos formales y explícitos. esta situación es justamente inversa: se prohíbe la delegación del mandato. Lo propio se hace respecto de si éste tiene acogida en nuestro derecho positivo. lo que esta prohibición importa es negar al comisionista la posibilidad del autocontrato.esto radica en que este pacto es una especie de seguro. en cambio. no puede: 1º) Comprar o vender por cuenta de un comitente mercaderías que tenga para vender o que esté encargado de comprar por cuenta de otro comitente.

Los principales derechos del comisionista son los siguientes: 1) Derecho de remuneración. cuando la comisión requiera de ellos (art. o si al verificar la sustitución hubiere alterado de algún modo la forma de la comisión” (art. El comitente puede o no designar las personas que van a servir de delegados. 265). si el delegado no fuere persona notoriamente capaz y solvente. incluso los gastos (art. Este derecho puede hacerlo efectivo el comisionista una . No resultando bien establecida la cuota usual. 181. La remuneración se determina: a) Por las partes en el contrato suscrito. 263). y se constituye una nueva entre el delegante y el delegado. el juzgado fijará la suma que deba abonarse al comisionista. b) Delegación a nombre del comisionista. Si el negocio fuere urgente. Subsiste la comisión con todos sus efectos legales. gastos e intereses que hubiere significado la comisión.El artículo 264 contempla un caso de delegación implícita. y en su defecto. Se pone término a la comisión puesto que el comitente actúa ahora a nombre propio. calculándola sobre el valor de la operación. 275 del Código de Comercio). 3) Derecho a la devolución de anticipos. 239 del Código de Comercio). la acostumbrada en la plaza más cercana. el comisionista deberá hacerlo en la persona que le hubiere designado el comitente. Derechos del comisionista. El comitente debe proveer al comisionista de los fondos y efectos necesarios. no habiéndose designado la persona por el comitente. que tiene lugar cuando el comisionista estuviere impedido para obrar por sí mismo y hubiere peligro en la demora. y el negocio no fuere urgente. 2) Efectos de la delegación. 2) Derecho a provisión de fondos. 1) Formas para hacer la delegación. deberá dar aviso a su comitente para que provea lo que más conviniere a sus intereses. el artículo 267 del Código de Comercio establece que en todos los casos en que el comisionista delegue la comisión deberá dar aviso a su comitente de la delegación y de la persona delegada. “El que delega sus funciones en virtud de autorización explícita o implícita. el comisionista podrá exigir la que fuere de uso general en la plaza en que hubiere desempeñado el encargo. Si la persona designada no gozare al tiempo de la sustitución del concepto de probidad y solvencia que tenía en la época de la designación. hará la sustitución en otra persona que la designada” (art. es responsable de los daños y perjuicios que sobrevinieren a éste. El Código de Comercio en esta materia es extremadamente detallista: “Autorizado explícitamente para delegar. La comisión es por naturaleza asalariada (art. Es menester distinguir dos situaciones: a) Delegación a nombre del comitente. b) Si las partes no hubieren fijado las cuotas de retribución. 272). Finalmente.

Por último. 290 del Código de Comercio). pudiere acreditar que le han sido expedidas con una carta de porte o con un conocimiento (art. no se exige que el comitente y el comisionista vivan en ciudades diversas. 286). intereses y costos. Respecto del Nº 2º del mismo artículo 284 del Código de Comercio debe decirse: a) Hay entrega real cuando las mercaderías están a su disposición. 284 del Código de Comercio). . El Nº 1º del artículo 284 recién citado. cuando su ejecución interesa al comisionista o a terceros. diremos que la comisión conferida por muchos comitentes produce entre ellos obligaciones solidarias a favor del comisionista. Los intereses que se le deben son los corrientes. La extinción de la comisión. de la renuncia y de la muerte del comitente. 2163 del Código Civil). El contrato interesa al comisionista por la remuneración a que tiene derecho y a los terceros por la celebración del acto encargado. Debemos agregar que para que se haga efectivo el derecho de retención del artículo 284 del Código de Comercio. y b) Hay entrega virtual cuando el comisionista.vez que haya cumplido con el encargo y rendido cuenta justificada de él. 182. concurriendo estas circunstancias: 1º) que las mercaderías le hayan sido remitidas de una plaza a otra. para lo cual deberá rendir cuenta justificada con documentos. antes que las mercaderías se hallen a su disposición. El Código Civil establece que el mandante puede revocar libremente el mandato. se refiere al hecho de que debe existir distancia entre el lugar en que se entregaron y el lugar en que las tiene el comisionista. intereses. deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Que se haya declarado judicialmente el derecho de retención. El comisionista tiene derecho para retener las mercaderías consignadas hasta el preferente y efectivo pago de sus anticipos. En términos generales. 2º) que hayan sido entregadas real o virtualmente al comisionista (art. 2) Que las cosas que se retienen hayan llegado al comisionista en virtud de una relación contractual que lo autorice para pedir retención. Veamos estas tres situaciones: 1) La revocación de la comisión. vale la pena destacar que el Código de Comercio introduce modificaciones respecto de la revocación. aun cuando existe la tendencia en doctrina a restringir esta facultad. 4) Derecho de retención y solidaridad. puede decirse que se extingue por las mismas causales que el Código Civil establece para la terminación del mandato (art. al hablar de “mercaderías remitidas de una plaza a otra”. costos y salario. toda vez que el comitente no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada. Aun antes de cumplir con el encargo también puede el comisionista exigir que se le paguen al contado sus anticipos. Sin embargo. del mismo modo que la aceptación colectiva de varios comisionistas produce obligación solidaria a favor del comitente (art. En el Código de Comercio la situación es otra.

272 del Código de Comercio). y no haciéndolo. pues el encargo es estrictamente personal. El artículo 2163 Nº 5º del Código Civil expresa que el mandato termina por la muerte del mandante o del mandatario. pues se trata de cumplir una o varias operaciones determinadas y existe interés para el comisionista en poner término a su mandato. pero debe darse aviso al comitente dándole tiempo suficiente para que provea personalmente o nombre al sustituto (arts. En este caso aparece de manifiesto la operación encomendada y es perfectamente determinada: la compra de algo. Las obligaciones del comitente se transmiten a sus herederos (art. Se le . responderá de los perjuicios que causare su omisión”. que expresa: “No podrá comprar efectos por cuenta de su comitente a mayor precio del que tuvieren en la plaza los que se le han pedido. Contraviniendo a esta prohibición. por otra parte. No debemos olvidar. 2167 del Código Civil y 242 del Código de Comercio). en su propio nombre pero por cuenta ajena. se puede hacer efectiva la responsabilidad contractual del comisionista para que le indemnice los daños. Reglas especiales respecto de ciertas comisiones. En principio la renuncia está permitida. Combina elementos del contrato de transporte y de la comisión.2) La renuncia del comisionista. Si el comisionista fuere una persona jurídica. – Comisión para el transporte. Se aplican las mismas reglas generales de la comisión. Distinta es la situación que se produce en caso de muerte del comisionista. se ha dicho que subsiste la comisión. aun cuando el comitente le hubiere señalado otro precio más alto. – Comisión para vender. 240 del Código de Comercio). a menos que la muerte del encargado de cumplirla ponga término a la sociedad. pero existe una norma especial contenida en el artículo 296 del Código de Comercio. El Código de Comercio contempla una solución diversa: la comisión no termina por la muerte del comitente. 3) La muerte del comitente. El artículo 312 del Código de Comercio contiene una norma de carácter especial: “El comisionista deberá verificar la cobranza de los créditos de su comitente en las épocas en que se hicieren exigibles. El artículo 318 del Código de Comercio la define señalando: “Comisionista de transportes es aquel que. el comisionista abonará al comitente la diferencia entre el precio de plaza y el precio de la compra”. 183. Si la renuncia se hace sin observar la obligación de dar aviso y de ello se siguen perjuicios graves para el comitente. se trata de una operación de comercio determinada: la venta. Al igual que en el caso anterior. que la renuncia está permitida en todos aquellos casos en que para la ejecución del mandato el mandatario requiera provisión de fondos y ésta no se hace por el comitente (art. Estas son las relativas a: – Comisión para comprar. trata con un porteador la conducción de mercaderías de un lugar a otro”. Se aplican también las reglas generales de la comisión.

De acuerdo a lo expresado en la definición legal. lo que equivale a decir que deben ser nombrados por el Presidente de la República. esto es. teniendo orden y provisión para hacerlo. a) La mediación debe ser relativa a actos de comercio (art. Como regla de tipo especial. Como ya quedó dicho. Los corredores. por lo que nos dedicaremos a ellos. El inciso 2º de este artículo agrega: “Ocurriendo la quiebra del asegurador. acercar a las partes para que concluyan sus negocios. Para que estemos en presencia de la actuación de un corredor es necesario que se reúnan dos presupuestos. o dar pronto aviso a su comitente si no pudiere realizar el seguro por el precio y condiciones que le designaren sus instrucciones. personas que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 80 del Código de Comercio se dedican a esta actividad. Párrafo II Los corredores de comercio y los martilleros 184. la función primordial del corredor es mediar. los corredores se clasifican en: corredores de bolsa. marítimos. Según las clases de negocio en que presten su mediación. En nuestro derecho positivo los corredores tienen el carácter de oficiales públicos. el artículo 80 del Código de Comercio deja abierta la posibilidad para que existan corredores particulares y privados que no requieran de este nombramiento y que consecuencialmente no tienen el carácter de oficiales públicos. . El corredor privado. los nombrados por el Presidente de la República. 185. 48). existen en nuestro país corredores públicos. ejecutan actos mercantiles de acuerdo con lo prevenido en el artículo 3º Nº 11 del Código de Comercio. De ahí que en la práctica la correduría sea ejercida en nuestro país por corredores privados y sean escasos los corredores nombrados por el Ejecutivo. de la misma manera que en los casos anteriores. que señala a la letra: “Los corredores son oficiales públicos instituidos por la ley para dispensar su mediación asalariada a los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus contratos”. el artículo 321 del Código de Comercio le exige al comisionista de transportes asegurar las mercaderías que remitiere por cuenta ajena.aplican. sino que además contribuye enormemente a la preparación y celebración misma del contrato. y privados. las reglas generales de la comisión o mandato mercantil. y b) La mediación debe ser prestada a comerciantes (arts. pendiente el riesgo de las mercaderías. Estos últimos son los que en la realidad prestan su mediación a los comerciantes. La mediación. aun cuando no tenga encargo especial al efecto”. Se encuentran definidos en el artículo 48 del Código de Comercio. prestan su mediación en los negocios de los comerciantes. 7º y 48). No obstante. el comisionista deberá renovar el seguro. Desempeñan el mismo papel que los públicos. Los corredores de comercio son comerciantes. no sólo se limita a poner en contacto a las partes. esto es. Definición. de seguros. etc. que es siempre asalariada.

ni hacer efectivos los derechos (art. Los efectos públicos son: 1) Títulos de crédito contra el Estado reconocidos como negociables. habría que dar una respuesta negativa. Casos en que el corredor se obliga personalmente. pero sólo en aquella parte que dice relación con la esencia de la función que prestan. 65 del Código de Comercio). 3) Los emitidos por los gobiernos extranjeros. no son actos de comercio. 2) Los de los establecimientos públicos y empresas autorizadas para crearlos y hacerlos circular. 188. quedará sujeta a todas las obligaciones y podrá ejecutar todos los derechos que nazcan del contrato (art. Los corredores no quedan personalmente obligados al contrato cuya conclusión o celebración facilitan.186. según las reglas del artículo 3º Nº 1º del Código de Comercio. ya que el mencionado Código autoriza a cualquiera persona que reúna las condiciones legales para ejercer libre ante esta clase de mandato comercial. sin embargo. Algunas disposiciones que dicen relación con la naturaleza de la correduría. 75 inc. . siempre que su negociación no se encuentre prohibida. lo que se encuentra en contradicción con el carácter taxativo de la enumeración que de los efectos públicos hace el artículo 68 del Código de Comercio. 75 inc. ni a garantir la solvencia de sus clientes (art. A nuestro parecer. lo que no concuerda con la definición de corredor de comercio del artículo 48. Se ha planteado la interrogante acerca de si los corredores de propiedades pueden ser considerados corredores de comercio sujetos a las normas que el Código contiene. Principios legales aplicables. 2) Ellos dispensan su mediación ordinariamente entre particulares. 187. Los corredores encargados de comprar y vender efectos públicos quedan personalmente obligados a pagar el precio de compra o a hacer entrega de los efectos vendidos. que. Se ha pretendido por algunos que las acciones de las sociedades anónimas son efectos públicos. Sin embargo. las disposiciones del Título III del Libro I del Código de Comercio en cuanto son compatibles con la circunstancia de carecer de dicho nombramiento. el corredor no puede demandar el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato. La jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho: “Al corredor de comercio que no es oficial público porque no tiene nombramiento del Presidente de la República. sin exceptuarlas expresamente de las obligaciones impuestas a los corredores”. Corredores de propiedades. le son aplicables. cuando se reúnen en una misma persona las calidades de corredor y de comisionista. y en caso alguno se admitirá la excepción de falta de provisión (art. Se les aplican las disposiciones que se refieren a los corredores oficiales o públicos. 1º). 2º). 67 del Código de Comercio). fundada en las siguientes razones: 1) Realizan negocios relativos a inmuebles. En consecuencia. que exige que ella debe dispensarse entre comerciantes.

además. se organizan como verdaderas empresas de agencias de negocios. de 22 de mayo de 1982. Las quiebras de los corredores se presumen fraudulentas (art. y. Definición. como actuar de comisionistas. En general. se estará. Atendida la circunstancia que de ordinario los corredores de propiedades se dedican también a otras actividades. todas las compraventas. “Son martilleros las personas naturales o jurídicas inscritas en un registro en conformidad a esta ley.118. en general. 190. 189. y el corredor de propiedades intermedia para la celebración de actos que no son de comercio. complementado por el artículo 58 del mismo cuerpo legal. 56 Nº 3º Código de Comercio). a lo que conste de los mismos registros (art. todas las operaciones ejecutadas por su mediación (art. para determinar su carácter y condiciones. según la definición del precepto legal recién citado. 4º Los que hubieren sido condenados a pena aflictiva o infamante. su actividad puede también calificarse de comercial. esto es. 1º de la Ley Nº 18. directa o indirectamente. por orden de fechas. Incapacidades y prohibiciones. de 22 de mayo de 1982). 2º Los menores de 18 años.118. Las dos primeras causales de incapacidad no se aplican. 64 del Código de Comercio). El ejercicio de la actividad de martillero público se encuentra actualmente reglamentado por la Ley Nº 18. . Las prohibiciones están contenidas en el artículo 57 del Código de Comercio. Las incapacidades están contenidas en el artículo 55 del Código de Comercio. para vender públicamente al mejor postor toda clase de bienes corporales muebles” (art. De las dos restantes sólo recibe aplicación la contenida en el Nº 4º. 191. día por día. Los corredores están obligados a llevar un registro foliado en el cual deben asentar. No pueden ser corredores: 1º Los que tienen prohibición de comerciar. los actos de comercio.3) La mediación del corredor de comercio. seguros. 60). pero estando las partes de acuerdo acerca de la existencia del contrato. Libros que debe llevar el corredor. en virtud de lo previsto en el artículo 3º Nº 7º del Código de Comercio. 3º Los que han sido destituidos de este cargo. puede decirse que no están autorizados para ejecutar operaciones mercantiles por su cuenta o tomar interés en ellas bajo nombre propio o ajeno. Sanción. recibir o dar dinero en préstamo para determinadas inversiones. préstamos a la gruesa y. Los registros de los corredores no prueban la verdad del contrato a que ellos se refieren. se les proporciona a los comerciantes para facilitarles la conclusión de sus negocios. Los martilleros.

.118. y su comportamiento estaba sometido a las normas que la empresa demandada fijaba. El martillero está sujeto a ciertas obligaciones contempladas en la Ley Nº 18. y si esto es así.” En fallo de mayoría se sostuvo la doctrina indicada con la letra a). tenían ruta de reparto. La actividad y los recursos de un solo individuo aparecen insuficientes cuando se trata de explotar una empresa de una determinada dimensión.” b) “Las actividades desempeñadas por los actores encuadran íntegramente en la definición de empresario de transporte que da el artículo 166 inciso final del Código de Comercio… Los demandantes realizan el transporte de mercaderías personalmente o por dependientes y en camiones propios. Naturaleza jurídica de las actividades del martillero. la posición señalada con la letra b). si estaban sometidos a horario. DE DISERTACION. usaban uniformes. a) Insuficiencia económica y financiera de la empresa individual. Su labor equivale a la de un comisionista en el sentido que se le encarga la ejecución de una operación determinada. DE INVESTIGACION Y CASOS PRACTICOS Caso práctico: dependientes de comercio a comisión o empresarios de transportes.192. TEMAS DE DISCUSION. debe concluirse que la convención celebrada entre ésta y los actores era un contrato de trabajo regido por las leyes del ramo. pudiendo ser civiles o mercantiles para el cocontratante. y en voto disidente. razón por la cual los actos que él ejecuta son. cuando se trata de los remates judiciales. ¿Cuál piensa usted que es la correcta interpretación de la ley? Capítulo IV LA EMPRESA COLECTIVA 193. Generalidades. cuyo estudio excede los límites de esta obra. el martillero organiza los diversos factores de producción constituyendo una empresa. que puede tener su origen en un acto voluntario del comitente o en una obligación legal. La empresa individual aparece insuficiente en la actualidad. no cabe la menor duda de su condición de empresarios de transportes. desde el punto de vista económico y financiero como desde el ángulo jurídico y social. En los remates voluntarios el martillero actúa como un auxiliar independiente de los empresarios individuales o colectivos de comercio. percibían comisiones por las mercaderías vendidas y no por las transportadas. la enajenación al mejor postor de bienes corporales muebles. según el artículo 3º Nº 7º del Código de Comercio. en virtud del principio de lo accesorio. actos de comercio. esto es. a su respecto. a) “Si los actores vendían por cuenta de la compañía demandada los productos que ésta fabricaba. que regula el ejercicio de sus actividades. pintaban con frases alusivas a la compañía los vehículos propios destinados al transporte de las cosas objeto del comercio. para enfrentar el tráfico comercial en masa. Para llevar a cabo su tarea en forma eficiente y competitiva.

en efecto. en buena medida. en primer término. Desde el punto de vista financiero los capitales comprometidos están representados únicamente por la fortuna del empresario y sometidos totalmente a su discreción y a la suerte de su competencia financiera. para compartir beneficios y pérdidas. no constituye un elemento de garantía suficiente. forman sociedades. Cuando el comerciante individual pone su establecimiento en sociedad. la empresa individual sigue ligada. ellos mismos deben pagarse sus imposiciones si quieren más tarde gozar de las ventajas de la nueva previsión. limitada en su expansión tanto en el espacio (sucursales en diversos puntos del territorio) como en su volumen (grandes superficies destinadas a la explotación comercial. b) Insuficiencia jurídica y social de la empresa individual. El comerciante que no desee arriesgar en su comercio la totalidad de su fortuna. desde el punto de vista social. Desde el punto de vista jurídico la empresa individual presenta serios inconvenientes. el establecimiento de comercio o aspecto objetivo de su empresa. a cada uno de los cuales corresponderá una parte del fondo y se evitará así su división. la situación del empresario individual no es tampoco favorable. esto es. que producen como consecuencia el ensanchamiento de los mercados. cuantía de sus transacciones). en la que asistimos a una concentración cada vez más grande de capitales en razón del crecimiento sin cesar del maquinismo y de las comunicaciones. su continuidad se hace difícil cuando se transfiere por acto entre vivos (problemas con el dueño del local) y corre peligro de desaparecer cuando éste fallece. a la actividad y a la vida del empresario. Como consecuencia de esto el empresario individual responde indefinida y exclusivamente con todos los bienes que integran su patrimonio. en nuestro derecho. ellas aparecen también en el plano jurídico y social. la razón de ser de las sociedades comerciales y su posterior desarrollo en la época actual. que los empresarios individuales deciden poner sus negocios en común con otras personas. . no teniendo una existencia distinta de la del empresario. tanto los que integran su haber comercial como los que forman parte de su patrimonio civil. entre otras. recurrirá a la sociedad o a algún tipo de sociedad determinada. y puede ser llevado a la quiebra por sus acreedores comerciales o civiles. Estas son las razones económicas y financieras que explican. ninguna dificultad se presenta para los herederos. no tiene una existencia distinta de la del empresario y carece por tanto de un patrimonio diferente del de aquél. Por último. Es por estas razones.La empresa individual está. Estas son sus principales limitaciones desde el punto de vista económico. Por otra parte. Por otra parte. La empresa individual. Pero las insuficiencias de la empresa individual no son solamente económicas y financieras. Hasta hace poco en Chile no existía una previsión para los comerciantes. cuando se trata de obtener “créditos externos”. y si bien es cierto que ahora la ley contempla beneficios.

se habla de una sociedad.Sección I Las reglas generales sobre las sociedades comerciales 194. interesa saber cómo organizarse en sociedad. Párrafo I El concepto y los requisitos del contrato de sociedad Generalidades. De acuerdo con la disposición del artículo 2053 del Código Civil chileno. 1) Definición de sociedad. Cuando el objeto o la actividad que se pretende explotar con la empresa no supone la inversión de grandes capitales. Esta Sección I relativa a las reglas generales comunes de las sociedades comerciales es dividida en dos párrafos: el Párrafo I tratará del concepto y requisitos de la sociedad. tomado del artículo 1832 del Código Civil francés: “La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. formándose así sociedades de capitales. la persona jurídica que él origina. el Párrafo II se destinará al estudio de los diversos tipos de sociedades. sin consideración de las personas que lo entreguen. sea determinados por razones de parentesco familiar. . Una vez reunidos los requisitos. cuáles son las consecuencias que de ellos derivan cuando nace esta forma de organización. 195. La sociedad forma una persona jurídica. cuáles requisitos deben reunirse. forman un conjunto de normas conocidas como las reglas generales comunes de las sociedades comerciales. cómo actúa ella frente a los terceros para desarrollar su actividad jurídica. Objeto. sus requisitos esenciales. La empresa colectiva encuentra su organización jurídica en las diversas formas de sociedades comerciales. El estudio del contrato de sociedad. Pero si la empresa requiere grandes sumas de dinero. la ley atribuye el beneficio de la personalidad jurídica para actuar en la vida jurídica. que trataremos a continuación. en sociedades caracterizadas precisamente por esta consideración de la persona. los empresarios tienden a asociarse entre sí. distinta de los socios individualmente considerados”. Siendo un ente diverso de los miembros que lo componen. de amistad o de confianza profesional. Cuando dos o más personas se juntan para llevar a cabo una empresa de la cual todos van a soportar los mismos riesgos y gozar del provecho. bajo qué condiciones jurídicas nace este ente diverso de los socios que lo componen y que se llama sociedad. los diversos tipos de sociedades existentes y sus características comunes y diferenciales y las ventajas y desventajas de ellas. Plan de desarrollo. Pero aun antes de elegir una forma societaria determinada. es necesario recurrir al ahorro público.

Lorenzo Mossa participó de la concepción contractualista. en apretada síntesis. 2) Caracteres distintivos de la sociedad: el contrato y la persona moral. se discute si ese contrato perdura durante la vida de la sociedad o si.196. de carácter organizativo. pero para admitirla señalan que la sociedad es un contrato con ciertos rasgos definitorios especiales como contrato plurilateral. En apoyo de la subsistencia del contrato se . capacidad y nacionalidad. a) Teoría contractual clásica. como sostiene Garrigues. las que sin duda tienen importancia al momento de establecer el régimen normativo que la regula. Las relaciones internas se estructuran a través de diversos órganos sociales. Según ella la sociedad tienen su origen en un acuerdo entre los socios. 197. Por el contrario. en la opinión de los autores de la doctrina. en su funcionamiento tiene particular importancia la personalidad jurídica porque permite explicar en mejor forma las relaciones de los socios entre sí y sobre todo las relaciones de la sociedad con los terceros. Entre las más conocidas explicaciones acerca de la naturaleza de la sociedad. en consecuencia. que adopta la forma de un contrato. patrimonio. a la que se le reconocen atributos tales como el nombre. Esta doctrina se mantuvo sin contrapeso hasta finales del siglo XIX. 3) Naturaleza jurídica de la sociedad. pero agregó que la idea de contrato no agota los efectos jurídicos que resultan de la creación de sociedad. el Código Civil francés de 1804. se encuentran la teoría contractual clásica. En los países en los que se admite que el acto constitutivo de la sociedad es un contrato. el Código de Comercio español de 1829. y las relaciones externas quedan entregadas al o a los órganos de representación. la naturaleza jurídica que se le atribuye a la sociedad. la teoría del acto constitutivo de Von Gierke. la teoría de la institución y la teoría del contrato de organización o de colaboración. por el Código Civil chileno de 1857 y por el Código de Comercio chileno de 1867. por ejemplo. y por otra parte ese acto fundacional da origen a un sujeto de derecho. El acto jurídico es insustituible para dar nacimiento a la sociedad. pero estimaba que las sociedades mercantiles se entienden mejor bajo la noción de contrato de organización. domicilio. Al respecto se han elaborado varias doctrinas. siendo recogida en las principales codificaciones civiles y mercantiles de comienzos de dicho siglo. como así también para determinar las reglas supletorias que le son aplicables. la noción de contrato se esfuma a partir del momento en que. la relación contractual originaria se convierte en corporativa. Giuseppe Ferri sostiene que el contrato perdura durante toda la vida de la sociedad. pero una vez que ella se ha creado. Esta concepción todavía cuenta con el apoyo de algunos. Trataremos sucintamente de cada una de ellas a continuación. cuyas competencias se determinan por la ley y por los asociados. por el contrario. adquirida la personalidad jurídica. y más adelante. Georges Ripert admitió en su tiempo que la sociedad nace de un contrato. porque la persona jurídica presupone el contrato social y de ahí realiza su fin. el Código de Comercio francés de 1807. como. La noción de sociedad es ambivalente en el sentido que por una parte ella implica un acto jurídico al que se le atribuye la naturaleza de contrato. Interesa. una persona jurídica. analizar.

lo que también implica adquirir la personalidad jurídica. de suerte que sus disposiciones pueden ser modificadas si cambian las circunstancias. la noción clásica tampoco explica las relaciones entre la sociedad y los socios que no participan del acto constitutivo. pues la desaparición de un socio no afecta a la sociedad. prefiere señalar que la sociedad surge de un acto colectivo. cuya existencia es inderogable por los órganos sociales. el artículo 103 Nº 2 de la Ley Nº 18. El acto es unilateral porque las voluntades de varios sujetos convergen hacia un mismo fin. pero no las consecuencias jurídicas que ésta produce respecto de terceros. y no se la define como un contrato. emanan del contrato social. que puede subsistir si los demás socios permanecen. de voluntad propia. porque esta situación es contraria al requisito mínimo de dos partes en una convención. Mediante la concepción contractualista sólo se explican los efectos de la sociedad entre los socios. c) Teoría de la institución. citado. La concepción institucional de la sociedad podría ser admitida en el derecho chileno. toma partido por la concepción clásica al expresar que “la sociedad o compañía es un contrato por el que dos o mas personas…” Los artículos 349 y 351 del Código de Comercio hacen lo propio. Surge entonces una doctrina diferente sustentada por Von Gierke. b) Teoría del acto constitutivo de Von Gierke. hay que destacar que el derecho nacional no se queda sólo en el ámbito del contrato. 1º de la Ley Nº 18.046 define la sociedad anónima como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común. y tiene asimismo un fin social que predomina sobre el interés individual de los socios. quienes se incorporan a ella mediante el acto de suscripción de acciones que se ejecuta con posterioridad. En la normativa de sociedades anónimas. tratándose de las sociedades personalistas. porque en el inciso 2º del artículo 2053. Siendo la sociedad una institución. Esta concepción fue ideada por Maurice Hauriou y Georges Rénard en Francia. Una variante de esta concepción.indica que los derechos esenciales de los socios. La legislación chilena. toda vez que este tipo societario se disuelve por la reunión de todas las acciones en manos de un solo accionista. configura un organismo investido de personalidad propia. por lo que son ilegítimos los actos contrarios a ese fin social. Los estatutos son instrumentos para el logro de dicho fin. un ente intermedio entre el individuo y el Estado. que tiene su propia meta establecida por los estatutos. de manera que se comportan como si se tratara de un solo individuo. Esta institución es un sujeto de derecho con intereses distintos de los socios. como ocurre con el artículo 2053 del Código Civil. Con todo. en el art. En efecto.046 sirve para sustentar la persistencia del contrato. sostenida por Messineo. en el artículo 2053 del Código Civil. mediante el cual se impone el estatuto que rige a esta corporación. para quien la sociedad se constituye por un acto unilateral de los fundadores. quienes afirman que la sociedad es una institución. Tratándose de la sociedad anónima. Es un sujeto de derecho y . especialmente en el caso de la sociedad anónima. se destaca que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.

entre otros. Incluso se podría sostener el predominio del fin social sobre el interés individual de los accionistas. El elemento de la convergencia hacia un fin común también concurriría. toda vez que al crearla se trata de realizar con ella . porque las legislaciones exigen para la celebración del contrato de sociedad “dos o más personas…”. donde se describen uno o varios objetos sociales. En síntesis los elementos característicos del contrato plurilateral son: número indeterminado de partes y las partes. que se genera en los órganos sociales. sino tres o más personas. también comparece el carácter de contrato abierto. Los derechos que las partes adquieren y las obligaciones que contraen son de la misma e idéntica naturaleza. porque a través de él se coordinan elementos que integran la persona jurídica en sí. Cariota y Ferrara. suscriben las acciones luego que la sociedad está fundada. ya que se trata de un contrato plurilateral y de un contrato de organización. cuyas funciones no son delegables por radicar en el directorio como cuerpo colegiado y no en los miembros de este organismo y en la junta como tal y no en los accionistas que la integran. En el derecho nacional. 1º. sino ante todos los socios.046). Para Ascarelli la sociedad es un contrato plurilateral porque en su celebración intervienen no sólo dos. 39 y 40 Ley Nº 18. particularmente en la sociedad anónima.tendría un fin social indicado en sus estatutos. directorio y juntas de accionistas. con excepción de él mismo. distintos de los fundadores. Además las facultades emanan de la ley y no de los accionistas y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida o en el seno de las juntas ya constituidas (arts. Se trata de una variante de las nociones contractualistas acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad. porque las partes persiguen un mismo objeto en el momento fundacional de la compañía. en el sentido que en él pueden participar otros sujetos que deseen contribuir al mismo fin. El primer elemento siempre se cumple. de manera que cada uno de los contratantes tiene ante sí. pero esta convención está revestida de ciertos caracteres propios. Esta doctrina admite que el acto fundacional de la sociedad es un contrato. que corresponde al artículo 1832 del Código Civil francés. Branca. Se trataría asimismo de un ente con voluntad propia.046). como ocurre con el artículo 2053 del Código Civil chileno. La noción de contrato plurilateral fue ideada por Tulio Ascarelli y reafirmada por Ferri. tantas contrapartes como personas intervengan en el contrato. Es además un contrato de organización. simultáneamente. Es un contrato plurilateral porque en él intervienen dos o más partes cuyas voluntades van encaminadas hacia el logro de un fin común. en la prohibición de celebrar contratos donde haya intereses contrapuestos (art. esto es. a diferencia de los otros contratos en los cuales las partes se someten a prestaciones opuestas. además de cumplirse el rasgo definitorio del contrato plurilateral que ya hemos indicado. se orientan hacia un fin común. estableciéndose los órganos mediante los cuales se genera y expresa su voluntad propia. la entidad corporativa. 44 Ley Nº 18. En este tipo de contratos plurilaterales cada socio no se encuentra frente a otro socio. d) Teoría del contrato de colaboración. cuando otros socios. siendo por su propia naturaleza un contrato abierto.

Por lo demás. y –Una causa lícita en la obligación. –Un objeto determinado que constituya la materia del compromiso. financieramente independiente. no debemos perder de vista que la sociedad no es solamente un contrato. Asimismo. La empresa es un organismo económico y social. es necesario para que ella exista que concurran. Pero además. que se propone producir para el mercado ciertos bienes o servicios. Ella no es otra cosa que un revestimiento o ropaje jurídico de la empresa. De acuerdo con la concepción clásica. en la cual se inspira nuestro derecho de sociedades. estos requisitos o condiciones no deben presentar ningún vicio que pueda dar origen a su nulidad. para que la sociedad sea válida. La sociedad es un medio jurídico que permite o facilita la organización de la empresa. En consecuencia. tiene ciertos elementos particulares o especiales aplicables sólo a ella. Siendo la sociedad un contrato. generalmente con un propósito de lucro. Trataremos separadamente cada una de estas cuestiones. en cualquier caso ella no posee por sí sola personalidad moral. Las legislaciones no han dado hasta nuestros días ningún concepto o definición de la noción de empresa. su naturaleza jurídica y su alcance con respecto a la noción de empresa. en consecuencia. 1º) Requisitos relativos a todo contrato. –Capacidad para contratar.una actividad lucrativa y este propósito se mantiene durante toda su existencia legal. las condiciones o elementos de todo contrato. veremos a continuación los requisitos. 199. para que el contrato de sociedad sea válido. 198. en primer término. relativos al concepto y requisitos del contrato de sociedad. . elementos o condiciones que deben cumplirse para que exista la sociedad. Pero además la sociedad. sus caracteres distintivos. Esto constituirá el objeto que trataremos entre los números 194 y 216 inclusive de este Párrafo I. aun siendo contrato. Veamos someramente cada uno de ellos. es necesario que él reúna las condiciones de validez de todo contrato: –Consentimiento de la parte que se obliga. el derecho de sociedades tiene valor en la época actual en la medida que él representa una técnica jurídica de la organización de las empresas y de la concentración del poder económico. No deben confundirse ambos conceptos. 4) Sociedad y empresa. sino que ella origina una persona moral. la sociedad es un contrato y. De manera que junto con los elementos esenciales de todo contrato veremos aquellos que contribuyen a su validez como acto jurídico. 200. Explicados así sucintamente la noción de sociedades. Requisitos del contrato de sociedad. ella debe reunir los requisitos relativos a todos los contratos.

202. a) El consentimiento. 1460). El error es un falso concepto que se tiene de una cosa. la fuerza es toda presión ejercida contra la persona para obligarla a contratar. en consecuencia. porque podría presentarse solamente en el caso de que una persona se equivoca sobre la naturaleza del acto o contrato que está celebrando (piensa en asociación y no en sociedad) o bien en la naturaleza o tipo de la sociedad (sociedad colectiva. El contrato de sociedad se forma. de acuerdo con las normas del derecho común. De acuerdo con el Código Civil (art. se perfecciona o nace por el acuerdo de voluntad de las partes. no debe ser contraria a la ley. En nuestro derecho por regla general todos son capaces menos aquellos que la ley considere incapaces. de los tres vicios clásicos que pueden afectarlo: error. la entrega del aporte. Debe tratarse de un objeto lícito. una persona puede hacerse socia de una sociedad anónima. la fabricación de aviones). Es el fin perseguido por la sociedad que en la práctica se confunde con el objeto. Para que el contrato de sociedad sea válido se requiere que los socios hayan dado su consentimiento y. Debe tratarse de una violencia moral. que se contratan intuito personae. Pero aun así es difícil que se presente. puesto que la violencia física prácticamente elimina la existencia del consentimiento. El objeto que debe figurar en los estatutos sociales es la actividad a que se dedica la empresa. . En fin. en que el objeto es la realización de la empresa (por ejemplo. que ese consentimiento esté exento de vicios. que no sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo. Por eso se le califica de “contrato consensual”. este último tendría sólo valor en las sociedades de personas. 203. d) La causa. además. del sentido que se da en el derecho de sociedades. Para concluir el contrato de sociedad es necesario ser capaz. hacer o no hacer. b) La capacidad. 204. adquiriendo un paquete de acciones inducida por la exhibición de un balance inexacto de dicha compañía. Toda empresa que se considere ilícita para los comerciantes individuales lo será también para una sociedad. de un contrato o de una persona. por su consentimiento. c) El objeto. el dolo es un engaño o maquinación fraudulenta destinada a inducir a error al contratante y debe ser obra de la otra parte. La causa debe ser igualmente lícita. más precisamente. esto es. sociedad de responsabilidad limitada). El objeto de un contrato es. Ejemplo: una sociedad creada para dedicarse al contrabando. es decir.201. la prestación que se compromete a dar un contratante (el conjunto de derechos y obligaciones que éste genera). La incidencia de este vicio del consentimiento no es muy grande en el caso del contrato de sociedad. en el error en la persona de uno de los socios. todo contrato debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar. porque en caso contrario la sociedad sería nula. es decir. al orden público o a las buenas costumbres. también podría pensarse en la hipótesis del error sobre la realidad de un aporte. dolo y fuerza. A su vez. Debemos distinguir el sentido que se da a la noción de objeto en el derecho común.

Debe considerarse. Siendo deuda. esta última se conoce con la expresión de affectio societatis. 1) El capital. lo que equivale a decir que cada uno de los contratantes debe tener en mente no sólo la idea de realizar beneficios. porque la sociedad debe el valor de los bienes que han sido aportados por éstos. lo que quiere decir que los contratantes deben aportar alguna cosa a la sociedad: esto constituye los aportes. a) Los aportes. el capital social constituye el derecho de prenda general en el que los acreedores de la sociedad harán efectivos sus créditos. El capital así constituido representa una deuda de la sociedad respecto de los socios. intangible. en consecuencia. pero en realidad ejercer una actividad ilícita). Para que haya sociedad es necesario que se aporten en común ciertos bienes con la mira de repartir los beneficios que provengan de la explotación de tales bienes. el capital social corresponde al . el fin real de la sociedad y no solamente el fin aparente que puede ser lícito (una sociedad puede tener un fin perfectamente lícito. El capital social está constituido por el conjunto de los aportes o partes sociales. de acuerdo con el artículo 2053 del Código Civil. Pero. 2º) Requisitos especiales del contrato de sociedad. con la mira de repartir los beneficios que de ello provengan (art. debe figurar en el pasivo en el balance de la sociedad. entonces: los aportes. Vistos en esta forma los requisitos relativos a todo contrato que debe reunir el de sociedad. 2053 del Código Civil). El capital social así definido debe distinguirse del activo social. 207. A cambio de su aporte (en dinero. sino también de repartirlos. 206. la intención de formar la sociedad. en especies o en trabajo) el socio PASA A SER TITULAR de una PARTE SOCIAL. El conjunto de las partes sociales debe corresponder al conjunto de los aportes y a su valor en el momento en que ellos fueron efectuados. Pero además se requiere que las personas que se unen en sociedad tengan la intención de compartir en un pie de igualdad las vicisitudes que la realización de la empresa pueda presentar. Por otra parte. además. e igual al valor de los aportes de origen. PONER ALGO EN COMUN. La sociedad es un contrato en que dos o más personas deciden PONER ALGO EN COMUN. bien entendido. Por eso debe permanecer fijo. En el momento en que la sociedad se constituye por los aportes. Esto explica el hecho de que los socios no puedan retirar durante la existencia de la sociedad los aportes que han efectuado. Los requisitos especiales de la sociedad son. estos aportes SE EFECTUAN CON LA MIRA O PROPOSITO DE REPARTIR LOS BENEFICIOS que de ello resulten. Veremos separadamente cada uno de los elementos especiales del contrato de sociedad. 205. trataremos a continuación los que le son propios. El valor nominal corresponde al valor de los aportes en el momento en que éstos han sido efectuados. los beneficios. Para que haya sociedad se requiere. Esta parte puede ser una acción en las sociedades anónimas o una parte de interés en las sociedades de personas.

Cuando el aporte en especies es una propiedad. el crédito político o tráfico de influencias no es considerado como un aporte lícito. etc. los riesgos de ella deben soportarse por éste. Finalmente. El aporte en industria tiene un carácter sucesivo en el sentido de que debe prestarse durante la vida de la sociedad y terminar sólo con el deceso del socio aportante. La sociedad queda en calidad de usufructuaria y el socio aportante como nudo propietario. nombre comercial. etc. cuando se trata de un bien de naturaleza incorporal. Equivale a una venta. o a una cesión de crédito. el socio que aportó una especie en propiedad no puede exigir de la sociedad la restitución de la cosa misma. El aporte en especies puede revestir dos formas: aporte en propiedad o aporte en usufructo. A la disolución de la sociedad tendrá derecho a que se le devuelva la cosa misma que nunca ha salido de su patrimonio. materiales. quedando la sociedad autorizada para usarla y obtener sus frutos. este activo va a evolucionar: él podrá aumentar de valor o disminuir según que la sociedad obtenga beneficios o pérdidas.activo social. mercadería. el capital social representado por los valores de los aportes de origen no varía. debe ser lícito.). El aporte en especies consiste en entregar otra cosa que dinero: un bien determinado (un inmueble. con el correr del tiempo. deben cumplirse las formalidades propias de la enajenación en cada caso. elementos de un establecimiento de comercio: marca comercial. en cambio. 2) Diferentes clases de aportes. Al contrario. para que el aporte en propiedad se perfeccione y produzca efectos respecto de terceros. etc. es la sociedad la que soporta los riesgos que ella puede sufrir desde que se perfecciona el aporte. sino la de su valor en ese momento. El aporte de industria no forma parte del capital social. así. Por último. ella permanece en el patrimonio del socio aportante. cuando la especie ha sido aportada a la sociedad en usufructo. Los aportes pueden consistir en dinero. es en efecto con ese capital que se van a comprar las máquinas. También puede consistir en los servicios que el socio dispensará a la sociedad que se beneficiará de su crédito comercial. Aportada la cosa en propiedad. es la sociedad la que se hace dueña de la cosa aportada. 208. en el caso de las cosas corporales. profesional o comercial. en razón de su competencia técnica. Pero. el aporte puede estar constituido por el trabajo o la actividad que el socio aportante efectúa o promete efectuar. atendiendo a la naturaleza del bien aportado. cuando la sociedad se disuelve. las mercaderías. en especies o en trabajos o servicios. pero sin adquirir su propiedad. ellos pueden ser entregados de una sola vez en el momento de la constitución de la sociedad o en épocas fijas y determinadas. Por otra parte. por ejemplo. Los aportes en dinero no exigen mayor explicación. patente de invención. una vez pagados los acreedores sociales. no puede constituir derecho general de prenda para los acreedores sociales y está prohibido en las . Permaneciendo la cosa en el dominio del socio. siendo admitido el aporte del nombre cuando éste es conocido y el del crédito comercial efectivo de una persona. Además.

en cambio. con el objeto de someter a estos grupos al mismo régimen jurídico de las sociedades. 1) La búsqueda de beneficios. La diferencia surge del origen de la remuneración. además de los aportes. Si no se determina la parte del socio industrial en los beneficios sociales. que no tienden a aumentar el patrimonio de los socios. Sin embargo. . La valorización del aporte de industria debe hacerse en el momento de la constitución de la sociedad para saber en qué proporción va a participar en las utilidades. Por último. en la mira de vender más barato. así. cuando se trata del aporte de industria de un socio. por lo tanto. lo mismo ocurre en las sociedades cooperativas de consumo. que tiene otro fin distinto de éste. considerándose como sociedades los grupos cuya finalidad es simplemente la de evitar una pérdida.sociedades de capital. si ella es apreciable en dinero. un beneficio. Es así como no son beneficios las ventajas materiales. Veamos separadamente estos dos aspectos del requisito en estudio. aun apreciables en dinero.: en la sociedad anónima). se requiere. en los últimos tiempos se ha dejado sentir la tendencia a ampliar la noción de beneficio. La noción de beneficio o utilidad puede darse en un sentido restringido y en un sentido amplio. un segundo elemento: la realización de beneficios. digamos que el aporte de industria o de trabajo debe distinguirse del trabajo desempeñado en la sociedad por un director remunerado (director técnico. Antes que nada conviene precisar qué debe entenderse por beneficio. permitiéndoles solamente hacer economías o reducir sus gastos. Un fallo famoso de la Corte de Casación francesa da una noción intermedia del beneficio diciendo que beneficio “es no solamente una ganancia pecuniaria. De acuerdo con la definición del contrato de sociedad. su salario se paga con cargo a los gastos generales de la sociedad. En sentido amplio es toda ventaja material apreciable en dinero. b) Los beneficios. sino toda ganancia material que aumenta la fortuna de los socios”. sin buscar. pero debe consistir en un enriquecimiento positivo y no en una simple economía. La búsqueda y el reparto de los beneficios es un elemento del contrato de sociedad que permite diferenciarlo de otro como la asociación o corporación. Por el contrario. etc. el aporte de industria es perfectamente válido en las sociedades de personas. eliminando con su organización los intermediarios. En sentido estricto se trata de un enriquecimiento efectivo o de una ganancia positiva. donde todos los socios responden personal y solidariamente del pasivo social. que revenden a sus miembros sus mercaderías sin buscar beneficios. su remuneración se paga mediante la participación de éste en los beneficios sociales. ésta será igual a la del socio que hubiere hecho el aporte de capital de menor valor. No es necesario que la utilidad sea pecuniaria.). cuando se trata de la función remunerada de un administrador social. Los seguros mutuos en que varias personas soportan los siniestros que puedan sobrevenirles mediante el pago de una cotización no constituyen búsqueda de un beneficio. tanto una ganancia positiva cuanto la economía de un gasto. en las cuales los socios limitan su responsabilidad al monto de los aportes (ej. 210. 209. director comercial.

que ellos sean repartidos a los asociados. un marco jurídico que no es ni el de la asociación ni el de la sociedad. la parte del socio en las utilidades será igual a la que corresponde al socio que ha hecho el aporte de capital más bajo. y el activo social. persiguiéndose como finalidad el desarrollo de la actividad económica de sus miembros. Sea que la repartición de los beneficios y pérdidas aparezca reglamentada en los estatutos sociales o no. 213. fundada esencialmente en la aceptación común de los riesgos con el propósito de repartir en común los beneficios. A este propósito conviene distinguir entre el pasivo social. a los grupos que tienen por objeto la construcción. a las “sociedades de profesionales”. Cuando el aporte sólo es en usufructo. La cuenta de ganancias y pérdidas sirve de antecedente contable para estos fines. que comporta todo lo que es deuda. las deudas de la sociedad con los socios (capital. aunque no puedan distribuir beneficios entre sus miembros. tratándose de un aporte de industria o de trabajo. 211. 3) La repartición de los beneficios. además. Generalmente la repartición de los beneficios aparece en el contrato de sociedad debidamente determinada. De una manera más neta aún se quiebra la rigidez de las categorías jurídicas tradicionales con la creación. a la colaboración entre las empresas. en Francia. El activo neto está constituido por lo que resta cuando se ha deducido al activo social todo lo que en el pasivo social constituye crédito contra la sociedad. donde se contabiliza todo lo que es crédito o bienes sociales. . cuyo gran mérito es el ofrecer. reservas). 2) Cuándo hay beneficios. la búsqueda de un beneficio no es esencial. La sociedad no puede permanecer sólo en la etapa de la búsqueda de un beneficio. Es necesario salvaguardar la naturaleza del contrato de sociedad. en el derecho francés. de los grupos de interés económico. lo que es raro. No hay activo neto cuando los créditos contra la sociedad son iguales o superiores en monto al activo social. pero prácticamente los beneficios son distribuidos cada año al fin de cada ejercicio. los socios no pueden suprimir totalmente el derecho de cada uno de ellos a participar en los beneficios y pérdidas. Aquí.Así. El problema de la contribución a la deuda social no puede presentarse sino en el caso en que no haya activo neto. beneficios. el régimen de las sociedades a las cooperativas de producción. Pero no sólo debe participarse en los beneficios. se aplica. de créditos y de consumo. teniendo en cuenta el balance que contiene los resultados económicos de la sociedad. con excepción de los aportes sociales. Normalmente debería saberse cuándo hay beneficio con sólo la disolución de la sociedad. la adquisición o la administración de inmuebles divididos en apartamentos. Cuando se conoce el activo neto es fácil calcular la contribución de los socios por las deudas sociales con los terceros. es necesario. Cómo se reparten los beneficios. En el pasivo social figuran las deudas de la sociedad con los terceros. se tendrá en cuenta el valor del usufructo del bien. 212. pero en el caso de que el contrato no contenga la forma en que deban repartirse las utilidades. ellas deben distribuirse proporcionalmente al valor de los aportes hechos por el socio en la sociedad. si la sociedad tiene pérdidas. deben los socios contribuir a su pago.

debe distinguirse entre la obligación a la deuda. en las sociedades de . c) La affectio societatis. dar sus opiniones y tratar que ellas prevalezcan al ser apoyadas por la mayoría. Dicho de otro modo. se requieren por lo menos dos personas para su formación. de 24 de julio de 1966. Esta participación es más o menos acentuada. la colaboración reviste un carácter más sentimental. el artículo 9º de la ley francesa Nº 66-573. aunque esto se produzca durante la vida social. lo que constituiría una actitud pasiva. en las cuales los socios se han unido en razón de sus afinidades. sobre las sociedades comerciales. Todo interesado puede demandar la disolución si la situación no se regulariza en el término de un año. Debe entenderse por intención de trabajar en común “la participación de un socio activa e interesada”. que se refiere al derecho de persecución de los acreedores sociales contra los socios. dispone que la “reunión de todas las partes o acciones en una sola mano no origina la disolución de pleno derecho de la sociedad”. pero él debe controlar su marcha. Los derechos alemán. partiendo del hecho de que las sociedades nacionalizadas. 216. las sociedades deben formarse a lo menos con dos personas. el socio debe contribuir a la búsqueda del beneficio participando en la vida social. Es la voluntad de los socios de colaborar a la empresa de una manera activa y sobre un pie de igualdad. 2) Los asociados deben tener la intención de trabajar en común. Por otra parte. Supone la presencia de dos o más asociados y su intención de trabajar en común aceptando lo aleatorio de la empresa. Esta participación es más o menos efectiva según se trate de sociedades de personas o de sociedades de capital. 2053 del Código Civil). el principio rige en todo su rigor sin excepciones. no existe la sociedad de un solo socio. Puede haber deudas. Siendo la sociedad un contrato (art. pero ello no significa que haya pérdidas. 215. 214. aceptando las vicisitudes de la empresa. La voluntad de unión. Sin embargo. el rigor de esta exigencia se ha temperado en el derecho francés.Por último. Ella se ejerce con un cierto espíritu de equipo. En las sociedades de personas. el socio no debe contentarse con hacer el aporte y esperar las cuentas sociales y su parte en los beneficios y pérdidas. no puede tampoco exigirse al socio que dé todo su tiempo a la sociedad. la convergencia de voluntades en un fin común constituye la affectio societatis. En Chile. han conservado esta forma jurídica. elemento de orden psicológico de la sociedad. 1) Necesidad de dos o más personas. en que el Estado es el único accionista. etc. si las hay. Debe también distinguirse la idea de pérdida de la idea de deuda. italiano e inglés admiten la sociedad unipersonal. En cambio. y la contribución a la deuda o repartición de las cargas que se hará finalmente entre los socios. en consecuencia. Sólo en la liquidación de la sociedad se sabrá definitivamente cómo deben contribuir los socios en las pérdidas. El derecho francés se orienta entonces hacia la sociedad unipersonal o de mano única que consagraría legalmente la noción de empresa.

en fallo de 22 de abril de 1965 de la Corte de Apelaciones de Concepción. en razón de la imposibilidad de asistir a reuniones de las asambleas y expresar ideas. sección 4a. que ella es pura y simple ficción. constituyéndose en el contrato una persona jurídica. Según esta teoría. una personalidad jurídica análoga a la de los individuos. que es más bien teórico que práctico. La participación de los socios debe hacerse sobre un plano de igualdad. 217. ha señalado: “es elemento de la esencia del contrato de sociedad la affectio societatis. esto es. 218. página 479. los socios están a merced de los dirigentes sociales en la medida en que ellos se encuentran en la imposibilidad de ejercer su derecho de control. En la práctica. precisa y definida de asociarse permanentemente y no de manera accidental o transitoria ni menos fingiéndose asociados ante terceros. la existencia de la personalidad moral está unida a la existencia de un patrimonio de afectación. Párrafo II La personalidad jurídica Dijimos que en la sociedad debíamos distinguir dos aspectos: el contrato que le da origen y la persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados que surgen de él. publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia. Veremos algunas de ellas. Tomo LXII. Todo vínculo de subordinación está excluido porque de existir se estaría en presencia de otro contrato diferente del de sociedad. Hay otras dos concepciones: la personalidad moral existe realmente en todo grupo humano desde el momento en que constituye un centro de interés distinto. Diversas concepciones hay sobre la existencia de la personalidad jurídica. la intención clara.capitales esta colaboración se traduce en el derecho de control de los accionistas sobre la gestión social. La jurisprudencia de nuestros tribunales. la posesión de un patrimonio afectado o destinado a la realización de un fin supone la personalidad jurídica. pero ellos no son patrones de los socios sino sus mandatarios. una voluntad de unión de parte de los socios que implica una organización y una convergencia de intereses para correr un riesgo común: el destino de la empresa. que ella se otorga por el legislador a ciertos grupos cuando cumplen determinadas condiciones de funcionamiento y sin considerar la existencia de tal o cual elemento que pueda . La affectio societatis es. Nos interesa analizar bajo qué condiciones existe la personalidad jurídica. en resumen. lo que supone el estudio de su noción y las consecuencias que de ella se originarían. presidentes del directorio). a) La existencia de la personalidad jurídica. De acuerdo con una concepción. Es cierto que hay dirigentes en la sociedad (directores. para lograr determinado lucro. y en este carácter deben rendirles cuentas de su actuación. es un centro de interés jurídicamente protegido. tiene. tiene una voluntad colectiva y una actividad particular orientada hacia un fin. La otra concepción nos dice que la personalidad moral no existe en la realidad. entonces. que es distinta de los socios individualmente considerados”.

Los acreedores sociales son pagados con los bienes de la sociedad con preferencia respecto de los acreedores personales de los socios. cuyo nacimiento depende de una autorización emanada de la autoridad administrativa (Superintendencia respectiva). La sociedad es propietaria de los bienes que han sido aportados en este carácter por los socios. Veamos en primer término el patrimonio de la sociedad. la de la sociedad absorbente. 1) El patrimonio de la sociedad. cuando una de ellas absorbe a otra. La personalidad jurídica dura mientras la sociedad tiene existencia legal y se prolonga durante su liquidación una vez que ella ha sido disuelta. en ciertas sociedades de capitales. un nombre y domicilio. Puede sufrir transformaciones durante la vida de la sociedad. Los acreedores sociales tienen un derecho de prenda para hacerlo efectivo en el patrimonio de la sociedad y no sobre el patrimonio de los socios. a participar en las asambleas generales. reconoce que “la sociedad forma una persona jurídica. Así como la persona física tiene un nombre.suponer la existencia de un ser moral distinto de los socios. hablar de sociedad “madre” y de “filiales” de sociedades. En el derecho chileno se admite la teoría de la ficción. El patrimonio social es distinto del patrimonio de los socios. la personalidad jurídica nace cuando dicha resolución ha sido pronunciada. por ejemplo. b) Las consecuencias de la personalidad moral. una nacionalidad. En el caso de las sociedades de personas. las sociedades también los tienen e incluso la asimilación puede llevarse al extremo: pensando en las relaciones de familia. quienes no pueden . como persona moral. quienes tienen contra ella un crédito representado por su parte que les da derecho a ejercer ciertas facultades: a participar en los beneficios sociales. a que se devuelva el valor de su aporte. Por el contrario. Parece lógico asimilar la personalidad moral de las sociedades a la personalidad del individuo. la personalidad jurídica nace desde que el contrato de sociedad se perfecciona. 219. distinta de los socios individualmente considerados”. sólo una personalidad moral subsistiría. una nacionalidad. 220. a saber: un patrimonio. una capacidad. La propia definición de sociedad dada por el artículo 2053 inciso 2º del Código Civil. Estudiaremos separadamente cada una de estas consecuencias de la personalidad jurídica. 221. un domicilio. en el derecho francés se han aceptado tanto esta última noción cuanto la teoría de la realidad. desde que se reúnen todos sus requisitos. la sociedad es titular de derechos y obligaciones en este patrimonio que presenta las siguientes características: 222. La personalidad moral de las sociedades es reconocida por la ley y por la jurisprudencia. La sociedad es la propietaria de los bienes aportados por los socios. cuando una sociedad se fusiona con otra. ella puede igualmente adquirir otros bienes durante la vida social después de su constitución. La sociedad como persona jurídica tiene los mismos atributos que las personas físicas.

seguido de la expresión “y compañía”. Es así como un tercer deudor de la sociedad no puede pretender compensar su deuda con el crédito que él tenga contra un socio. no arbitrario ni ficticio. en la cual los socios responden personalmente del pasivo social.embargar los bienes sociales. En las sociedades de capitales. entonces el nombre de la sociedad es una denominación comercial que corresponde al objeto que ella explota: “Manufacturas de Calzados Iarza S. En las sociedades de personas. Este es el principio de la especialidad de la sociedad. El patrimonio social es administrado en forma autónoma por la sociedad.”. “Constructora de Viviendas Limitada”. Así. 223. sino en el de los socios. es decir. y en especial en la sociedad colectiva. la sociedad tiene plena capacidad para cumplir los actos que corresponden a su objeto. Por último. que responden personal y solidariamente de las deudas sociales. Por ser persona jurídica. sus herederos no pueden pretender ningún derecho directo sobre los bienes que componen el patrimonio social. Domicilio o sede social. Dentro de los límites de su objeto la sociedad va a poder administrar y disponer de su patrimonio. de 14 de marzo de 1923). o puede tener un nombre o denominación comercial seguido de la expresión “limitada” (art. y más particularmente en la sociedad anónima. 4º de la Ley Nº 3. El domicilio o sede social debe ser real. el nombre de los socios nada dice hacia el exterior. la sociedad quedará obligada tanto por los contratos celebrados por sus representantes legales o mandatarios. 225. 226.A. 224. cuanto por los delitos o cuasidelitos que éstos puedan cometer. donde los socios responden de acuerdo con su interés en la sociedad. Una persona física no elige su domicilio. Todos los actos deben ser cumplidos por la sociedad y no por los socios. Generalmente figura como la razón social o la denominación social en los estatutos de la sociedad. las sociedades tienen un nombre y un domicilio o sede social distintos del de cada uno de los socios. A la muerte de un socio. la sociedad actúa en forma personal o por intermedio de sus órganos o representantes legales. El nombre de la sociedad varía según su naturaleza. ninguna compensación es posible entre los créditos o deudas de la sociedad y los créditos o deudas de los socios. En las sociedades de personas los acreedores pueden perseguir el pago de sus créditos no sólo en el patrimonio social. el nombre se denomina razón social y está constituido por el nombre de los socios o por el de alguno de ellos. Por el hecho de tener la personalidad jurídica. sino pedir que con la parte del socio deudor en la sociedad se solucione su crédito. Por otra parte. 2) El nombre y el domicilio de la sociedad.918. . en las sociedades de responsabilidad limitada el nombre puede corresponder a una razón social a la cual debe agregarse obligatoriamente la expresión “limitada” para indicar la naturaleza de la sociedad. Ejemplos: “Díaz y Valenzuela Limitada”.

por la posibilidad que existe de poder invocar derechos reservados a los nacionales de un determinado país (ejemplo: en Chile el comercio de cabotaje está reservado a sociedades chilenas). y. puesto que hay consecuencias muy importantes que se derivan de la nacionalidad de la sociedad. aquel de su dirección administrativa. Es en efecto ahí donde se manifiesta el poder de decisión. Pero en el caso de la sociedad.porque la ley le atribuye el domicilio donde tiene su residencia con ánimo de permanecer en ella (art. El domicilio en el caso de las personas físicas es un concepto legal que escapa a la voluntad del individuo. Muchos criterios presentan inconvenientes. La sede social debe ser fijada por los socios en uno de estos centros. por la posibilidad de escapar. Veamos. 3) La nacionalidad de las sociedades. En el derecho chileno se admite como domicilio o sede social el que aparece en los estatutos de la sociedad. en el lugar donde se reúnen habitualmente las asambleas de socios? La ley no se ha pronunciado expresamente. en tiempo de guerra. o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio. pueden ser prácticamente intervenidas o decomisadas por el enemigo. de acuerdo con el cual cualquiera que sea el lugar donde se encuentra la sede social. por último. aun cuando tengan su sede en un país determinado. por último. la nacionalidad como consecuencia de la personalidad jurídica atribuida a las sociedades. es decir. “la sede social se encuentra allí donde están ubicados los órganos de dirección y de control”. 59 del Código Civil). ¿la sede social está en el lugar donde se encuentra el centro de la dirección administrativa? ¿O bien está ubicada en el lugar del centro de la explotación o actividad económica? ¿O bien. 62 del Código Civil). el criterio de la sede social presenta el problema de que en caso de guerra las sociedades extranjeras. el segundo criterio es el del control. la voluntad de la persona moral. por último. Fundamentalmente. de acuerdo con el cual la sociedad tiene la nacionalidad del lugar donde ha fijado su sede real. a las medidas que afectan a los bienes de los enemigos (ejemplo: requisición de bienes de una sociedad extranjera con cuyo país el Estado está en guerra). El criterio del control presenta dificultades cuando los capitales y los dirigentes son de nacionalidades diferentes. El lugar donde un individuo está de asiento. La nacionalidad de la sociedad como persona jurídica es el vínculo que la une con un Estado determinado. el criterio de la sede social. Según la Corte de Casación francesa. pero debe corresponder a una realidad. Es importante saber la nacionalidad de una sociedad para los efectos de aplicar la legislación relativa a su constitución y funcionamiento. resulta fácil con este criterio encontrar la ley aplicable a su constitución y funcionamiento. es decir. determina su domicilio civil o vecindad (art. Se trata de un vínculo jurídico que no puede quedar al arbitrio de los socios fundadores. la sociedad tendrá la nacionalidad de aquellos que le proporcionan los capitales o de aquellos que la dirigen. . 227. dos criterios pueden considerarse para determinar la nacionalidad de la sociedad: primero.

con lo cual hemos terminado el estudio de los dos aspectos fundamentales que deben distinguirse de la noción de sociedad: el contrato de sociedad y la personalidad jurídica. El elemento que sirve de base para formular esta clasificación es. sus características comunes y diferenciales.¿Cómo conciliar ambos criterios? El principio debe ser que la sociedad tenga una nacionalidad determinada por su sede social. Sin embargo. como dijimos. las sociedades pueden clasificarse. de acuerdo con sus caracteres formales. Párrafo I Sociedades civiles y comerciales 229. anónimas. 2º de la Ley Nº 18. 3º del Código de Comercio). . o cuando se trate de medidas restrictivas dictadas contra los extranjeros. Teniendo suficientemente determinados el concepto de sociedad y los elementos que lo componen. Tomando en cuenta el objeto de la sociedad. la sociedad es civil. trataremos a continuación los diversos tipos de sociedades. Veamos separadamente cada una de estas clasificaciones y sus caracteres jurídicos distintivos. la naturaleza de la actividad o empresa que ella explota. las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Pero en los casos en que el legislador ha reservado derechos a los nacionales. en comandita y de responsabilidad limitada. la sociedad es comercial. aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil (art. Por el contrario. la forma de administración. Por otra parte. de acuerdo con el artículo 2059 del Código Civil. si el objeto social no está constituido por actos de comercio. no debe considerarse la sede social como determinante de la nacionalidad de la sociedad. pensamos que la clasificación más importante entre las sociedades comerciales es la que distingue entre sociedades de personas. 1º inc. sino la nacionalidad de las personas físicas que la controlan. es decir. que veremos en seguida. Esto constituirá el objeto de nuestra Sección II. las sociedades pueden clasificarse en sociedades civiles y comerciales. con excepción de la sociedad anónima. Ahora bien. Sección II Los diversos tipos de sociedades 228. Elementos de clasificación. Las características formales que se toman en cuenta para agrupar las sociedades de este modo son: la responsabilidad de los socios. el objeto para el cual la sociedad se ha pactado. sociedades de capitales y sociedades de carácter mixto. que es siempre mercantil. en colectivas. Enumeración. la razón social y la cesibilidad de los derechos de los socios.046). si el objeto de la sociedad es la realización de algún acto de aquellos que la ley califica de comerciales (art. He aquí las principales consecuencias que se derivan del hecho de que la sociedad forme una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.

Basta que uno de los actos que constituyen el objeto social sea un acto comercial para que la sociedad tenga el mismo carácter. De esta suerte, la mercantilidad de la sociedad es obra de la propia ley; nada vale que las partes expresen en los estatutos que la sociedad tendrá el carácter de sociedad civil si se dedica a realizar alguna de las actividades que la ley califica de actos de comercio en el artículo 3º del Código de Comercio. La jurisprudencia de nuestros tribunales ha señalado a este respecto: “El hecho de habérsele dado equivocadamente a la sociedad en el encabezamiento de la escritura social, el nombre de comercial, de que se hayan llenado algunas de las formalidades, no son causa para que pierda su verdadero carácter civil. La ejecución de actos de comercio por parte de la sociedad tampoco la hace perder su carácter civil, porque la ley para clasificar la sociedad no considera los actos que ellas pueden realizar durante la vigencia del contrato, sino los negocios para que ha sido formada”. 230. Importancia de la clasificación de sociedades civiles y comerciales. Es interesante calificar una sociedad de civil o de comercio por las siguientes razones: a) Ellas se constituyen de una manera diferente. Las sociedades comerciales son solemnes, deben cumplir determinadas formalidades de constitución: escritura pública que contiene el pacto social y, además, inscripción en extracto en el Registro de Comercio. Estas formalidades varían según que se trate de sociedades comerciales de personas, de capitales o de carácter mixto. Por el contrario, las sociedades civiles no están sometidas a ninguna formalidad; son, por regla general, consensuales, con excepción de las sociedades civiles de responsabilidad limitada, que deben observar determinadas reglas formales de constitución (art. 2º de la Ley Nº 3.918, de 14 de marzo de 1923). b) La responsabilidad de los socios es diferente en las sociedades civiles y comerciales, lo que se aprecia con mayor claridad en las sociedades colectivas. En las sociedades colectivas civiles los socios responden con todo su patrimonio de las deudas sociales (responsabilidad ilimitada), pero a prorrata de su interés en la sociedad. Así, por ejemplo, un socio que tiene una parte social equivalente a un tercio del capital social responde con todos sus bienes, pero en proporción al tercio que constituye su aporte en la sociedad. En las sociedades colectivas comerciales la responsabilidad, además de ser ilimitada, es solidaria, es decir, cada socio debe responder frente al tercero acreedor por la totalidad de la deuda. c) Las sociedades civiles, por regla general, no están obligadas a llevar contabilidad, en tanto que las comerciales deben llevarla obligatoriamente. d) Para los efectos de patentes municipales y de cumplimiento de obligaciones tributarias (Impuesto a la Renta), la situación es distinta según que se trate de sociedades civiles o comerciales. En fin, digamos que la profesión de los socios que forman la sociedad no influye en su calificación jurídica de civil o comercial. Así, por ejemplo, dos profesionales (médicos) pueden asociarse para explotar un establecimiento dedicado a la compra y venta de automóviles, y en ese caso la sociedad es mercantil. Por el contrario, dos comerciantes pueden asociarse para explotar una finca agrícola, en cuyo caso la sociedad es civil.

Párrafo II Sociedades colectivas, anónimas, en comandita y de responsabilidad limitada 231. Fundamentos de la clasificación. Esta clasificación se funda en los caracteres formales, principalmente en la forma de administración, la responsabilidad de los socios, el uso de la razón social y la posibilidad de ceder los derechos en la sociedad. a) Sociedades colectivas. Son sociedades que se constituyen en base a la confianza recíproca entre los asociados, en la cual todos administran y tienen, en principio, el uso de la razón social, y responden con todos sus bienes de las deudas de la sociedad. La razón social en esta clase de sociedades está formada por el nombre de uno o varios de los socios, seguido de la expresión “y compañía”. Los socios no pueden ceder su cuota de interés en la sociedad por tratarse de un contrato que se perfecciona en consideración a la persona, intuito personae. b) Las sociedades anónimas. Son aquellas en las cuales el capital está dividido en acciones, administradas por un directorio cuyos miembros son temporales y revocables, en las que los socios responden según el monto de sus aportes y conocidas por la designación del objeto de la empresa. Se trata de una sociedad de capitales en la cual los socios pueden ceder libremente su parte social representada por un título negociable denominado acción. c) Las sociedades en comandita. En ellas hay dos tipos de socios: los que aportan bienes para constituir el capital social, llamados socios comanditarios, y los que tienen a su cargo la administración exclusiva de la sociedad, llamados socios gestores. Se trata de sociedades de carácter mixto, por cuanto los socios comanditarios o capitalistas se rigen, en principio, por las normas de las sociedades de capitales, en tanto que los socios gestores se rigen por reglas aplicables a las sociedades de personas. Hay dos clases de sociedades en comandita: la en comandita simple y la por acciones. d) La sociedad de responsabilidad limitada. En nuestro derecho son verdaderas sociedades colectivas en las cuales los socios limitan expresamente su responsabilidad en el monto del aporte. Sin embargo, la evolución de este tipo societario y su creciente aplicación hacen que se le considere, en el derecho comparado, como una sociedad “a medio camino” entre las sociedades de personas y las sociedades de capitales, adquiriendo en el derecho francés cada vez mayor categoría de sociedad de capitales.

Párrafo III Criterio moderno de clasificación de las sociedades 232. En el derecho contemporáneo de sociedades se emplean diferentes criterios para agrupar los diversos tipos de sociedades mercantiles, tomando en cuenta el aspecto económico, las finalidades que no se expresan al constituirlas, el aspecto económico-jurídico y lo que es esencialmente jurídico. Estudiaremos separadamente estos criterios de clasificación. CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES SEGUN ASPECTOS FORMALES Administración Responsabilidad Razón social Cesibilidad derechos Sociedad colectiva –Todos los socios –Uno o varios socios – Un tercero extraño Ilimitada y solidaria Nombre uno de los socios “y Cía.” Derechos no se ceden Sociedad anónima Directorio Limitada al monto aporte Nombre social + Sociedad Anónima o S.A. Títulos negociables Sociedad de responsabilidad limitada Como colectiva o como anónima Limitada Nombre de uno o varios socios u objeto social + “Cía. Ltda.” Derechos no se ceden Sociedad en comandita Sólo a cargo socios gestores Gestores: ilimitada y solidaria. Comanditarios: resp. limitada aporte Sólo nombre de gestores Gestores no pueden ceder. Comanditarios sí 233. Criterio económico. Para agrupar a las sociedades comerciales se atiende fundamentalmente a los motivos que inducen a la asociación. Existe un motivo determinante común a todos los tipos societarios: la imposibilidad de conseguir ciertos fines mediante el esfuerzo individual aislado. Aparte de este impulso genérico surgen diversos motivos específicos que nos llevan a constituir

bancos. y –La disminución de riesgo mediante su división. Sin embargo. resulta más difícil para su titular tener en sus manos las riendas del negocio. el mejor modo de estimular el interés en la empresa consiste en convertir al empleado en coempresario. sin los inconvenientes del préstamo (interés fijo y restitución íntegra). en tal caso se habla de sociedad interna por oposición a la sociedad externa o ad extra. puede ocurrir también que los socios no deseen utilizar el ropaje jurídico de la sociedad en las relaciones externas. sino en hacer una inversión rentable con su dinero o bien una especulación bursátil revendiendo a mayor precio las acciones que compró. aun cuando en esta última no llega a formarse un ente colectivo. La adquisición de acciones y. Otras veces el empresario aislado desea obtener nuevos capitales. la entrada de nuevos socios se inspira en consideraciones de otra naturaleza. La persona que compra acciones en la Bolsa de Comercio no piensa en ser socio activo en la sociedad. En la medida en que la explotación económica aumenta y deviene más compleja. 234. haciéndole responder ilimitadamente con sus propios bienes. El medio para lograrlo consiste en asociar al capitalista. A medida que el capitalismo va insinuándose en la actividad mercantil.un tipo de sociedad con preferencia a otro. –El deseo de obtener o de aumentar el capital de la empresa. A la inversa. sino sólo en su aspecto interno. c) División de los riesgos. Las finalidades económicas antes señaladas conforman el esquema clásico de los motivos que inducen a formar sociedades. Estas finalidades atípicas surgen asimismo en el momento de la constitución de la sociedad. De esta asociación de capital y de energía de trabajo de todos los participantes nace la sociedad colectiva. etc. Estos motivos específicos que se corresponden con otras tantas formas societarias son: –El complemento de la capacidad de trabajo individual. Pero a lo largo de la vida de las grandes sociedades esos motivos dejan paso a otros bien diferentes. b) Propósito de aumentar el capital de la empresa. La forma jurídica que consagra el principio de la responsabilidad limitada al aporte de una manera más acabada es la sociedad por acciones o sociedad anónima. por tanto. En la vida real . mediante contratos de participación en las utilidades. se hace necesaria una forma jurídica que limite y divida la responsabilidad entre todos los socios. Surge entonces la necesidad de confiar a los empleados la dirección de sucursales o agencias de esta empresa. Mediante dos formas societarias se cumple tal finalidad económica: la sociedad en comandita y la asociación o cuentas en participación. dándole participación en los beneficios y limitando su riesgo de pérdida al aporte que hubiere efectuado. dado que las grandes empresas (construcción y explotación de ferrocarriles.) suponen grandes riesgos. sociedades mineras. Criterio de las finalidades atípicas. a) Complemento de la capacidad de trabajo individual. seguros. Es frecuente que se emplee la forma jurídica de las sociedades mercantiles con fines de protección o de comodidad personal.

según la relación que exista entre la administración del negocio y la calidad del socio. 235. sea a un grupo de ellos (sociedad en comandita). b) Sociedades colectivistas o de capitales. En ellas la propiedad y la dirección de la empresa están radicadas en diferentes manos (organicismo de terceros). que es esencialmente fungible. Es lo que Garrigues califica de autoorganicismo. Criterio económico-jurídico. o sea. a) En la sociedad colectiva los acreedores de la sociedad pueden embargar no sólo los bienes del patrimonio social. la capacidad de trabajo que cada socio representa para los demás. sino también los del patrimonio particular . el aporte pecuniario del socio. suponiendo que la sociedad tiene sus propias deudas. o. Criterio jurídico. mediante este sistema. respectivamente. pero que está destinada a cubrir la actividad comercial de una sola persona que. De acuerdo con él. dos tipos de sociedades: a) La sociedad interna. Este criterio de clasificación atiende a la diversa responsabilidad del socio por las deudas sociales y parte de la base de la distinción entre la personalidad de la sociedad y la personalidad de los socios. más propiamente. El prototipo de estas sociedades es la sociedad por acciones. En este tipo de sociedades el socio como tal no tiene derecho a la gestión social. que funciona ad extra como verdadera sociedad. la cesibilidad del carácter de socio. las consecuencias jurídicas de factores económicos diversos: en las sociedades de personas. La cesibilidad o incesibilidad del carácter de socio son. sino en las consecuencias jurídicas de esa apreciación económica. las sociedades se dividen en individualistas o de personas y colectivistas o de capitales. La gestión del negocio y la representación corresponden a los socios de acuerdo con el contrato social. en las sociedades de capitales. puesto que no aparece como gestor social. negada en las sociedades de tipo personalista y admitida en las sociedades de tipo capitalista. El aspecto jurídico fundamental de la distinción entre sociedades individualistas y colectivistas no se encuentra en el predominio de uno de los dos factores económicos de la empresa (capital o trabajo). de acuerdo con estos motivos atípicos presentes en el momento fundacional. 236. Desde este punto de vista se ofrecen tres tipos de sociedades en las legislaciones comerciales. a) Sociedades individualistas o de personas son aquellas en que los socios como tales tienen derecho a la gestión. Claro está que en las sociedades anónimas los socios pueden ser nombrados como miembros del órgano de gestión e incluso en muchos casos la calidad de socio es condicionante para formar parte de él. En ellas la propiedad de la empresa en sentido económico y su dirección se reúnen en unas mismas manos. y b) La sociedad ficticia. aspira a obtener el beneficio de la responsabilidad limitada. atendiendo a la gestión social. que es aquella que no se manifiesta hacia el exterior y en la que el gestor responde personalmente.suelen distinguirse. sea a todos los socios (sociedad colectiva).

Responde además solidariamente con los demás socios. Estos últimos responden de la misma forma que los socios colectivos. Garrigues destaca que la contraposición entre la sociedad colectiva por un lado y la anónima por otro. sin relación a su aporte ni a una determinada suma de garantía. b) En la sociedad en comandita los acreedores sociales pueden hacer efectivos sus créditos tanto en el patrimonio social como en el patrimonio particular de al menos uno de los socios (el socio gestor). esto es. como persona jurídica que es. Si el socio hace suyas las deudas sociales hay una comunicación de deudas entre el patrimonio social y el patrimonio del socio. Los socios comanditarios o capitalistas responden de las deudas sociales en forma limitada. Los socios responden sólo de su propia obligación. en fin. no puede considerarse exacta. el aporte. una vez realizada la excusión de los bienes sociales. que más que un problema de limitación o ilimitación de la responsabilidad. pues.de cada socio. pues en ellas cabe que la responsabilidad se limite en el aspecto personal o real. c) En la sociedad por acciones los acreedores de la sociedad pueden hacer efectivas sus acreencias únicamente en el patrimonio social. sino que. de acuerdo con su interés en la sociedad. pero responden con todos sus bienes. Cuando se dice que la responsabilidad del socio es ilimitada no se refiere entonces a sus propias deudas sino a las de la sociedad. Aparte de la aportación ofrecida. Lo esencial no es. puesto que el único obligado es el patrimonio de la sociedad. Por eso. es evidente que la contraposición entre sociedades de . la de enterar en la caja social las acciones suscritas. Pero cuando se aplica dicha terminología a las sociedades mercantiles y en ellas se funda un criterio de clasificación. cada uno de éstos responde personal e ilimitadamente por las deudas sociales. no responden en grado alguno de las deudas sociales. en efecto. es decir. Señala. su responsabilidad no es el resultado de dividir la deuda por el número de asociados ni se mide en proporción a su haber en el fondo social. Tiene sentido hablar de responsabilidad ilimitada o limitada –concluye Garrigues– respecto de las deudas propias. en tanto que en las colectivistas o de capitales no se presenta. En las sociedades personalistas se da esta comunicación. Responde. su responsabilidad es de segundo grado respecto a la sociedad misma. es decir. se expresa un concepto impreciso. el hecho de que los socios respondan con todos sus bienes. cuando se dice que el accionista de una sociedad anónima o el comanditario de una en comandita gozan del beneficio de responsabilidad limitada. mientras que en el segundo no responden nunca de las deudas sociales. Uno y otro limitan su deuda a una suma determinada. como correspondientes a dos tipos opuestos de responsabilidad por deuda. respondan de las resultas de las operaciones sociales. cosa normal en materia de obligaciones. La responsabilidad de la sociedad por sus propias deudas. La responsabilidad del socio por sus propias deudas frente a la sociedad es también siempre ilimitada: responde con todos sus bienes de la obligación de enterar el aporte prometido. lo que hay aquí es un problema de comunicación o incomunicación de esa responsabilidad. en el primer caso. uno el de la responsabilidad ilimitada y otro el de la responsabilidad limitada. es una responsabilidad siempre ilimitada en todas las clases de sociedades. En consecuencia.

Por el contrario. b) En cuanto al régimen interno de la sociedad. . es decir. que obliga a los socios a la efectiva aportación e impide la disminución del fondo social en perjuicio de los acreedores (principio de la estabilidad del capital social). Por regla general (salvo en la sociedad de responsabilidad limitada) se corresponden la responsabilidad con la gestión social: los socios que tienen un derecho propio a la gestión responden ilimitadamente. como la colectiva y la comanditaria respecto de los socios colectivos. Vemos. que el hecho de que los socios respondan no sólo de sus propias deudas. Luego. dependerá del grado de la autonomía patrimonial de ésta. En las segundas los socios responden de sus propias deudas y. sino también de las deudas de la sociedad. además. determinando incluso la extinción de la sociedad (quiebra del socio colectivo). la contraposición exacta es entre sociedad en que las deudas sociales no se comunican a los socios ni. Cuando los socios responden ilimitadamente. de las deudas sociales. es decir. El aspecto interno y el externo de la sociedad están separados por una línea tajante. Señalemos. Puesto que el patrimonio social. los otros responden limitadamente. sin distinción entre aspecto interno y externo y con exclusión de las normas de derecho positivo. a) En cuanto a la gestión. en las primeras los socios sólo responden de su deuda frente a la sociedad. rigiéndose el primero por las reglas del derecho positivo (la responsabilidad ilimitada de los socios garantiza a los terceros contra los pactos que tiendan a disminuir el patrimonio social). recibe por este hecho una disciplina legal férrea. la responsabilidad por esas deudas. en las que la autonomía patrimonial es plena. otras sociedades. en el sentido de que las vicisitudes del patrimonio de los socios no se transmiten al patrimonio de la sociedad.responsabilidad limitada e ilimitada induce a confusión y es imprecisa. únicamente dos repercusiones importantes de la distinción entre sociedad de responsabilidad limitada y sociedad de responsabilidad ilimitada. gozan de libertad para pactar a su arbitrio sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. y sociedad en la que las deudas sociales sí se comunican a los socios. en las que las vicisitudes de la vida patrimonial de los socios se transmiten al patrimonio social. de la deuda de aportación. Por aquí se descubre un vínculo entre autonomía patrimonial y forma de responsabilidad. por el contrario. y es evidente que los socios de cualquier sociedad responden de un modo ilimitado de sus propias deudas. el principio de la responsabilidad limitada del socio somete a cierta rigidez toda la esfera vital de la sociedad. Hay sociedades. como la anónima y la de responsabilidad limitada. y no el de los socios. en fin. Pues bien. Hay. es el único responsable frente a los acreedores. por lo tanto. de la aportación social. porque todas las sociedades mercantiles son de responsabilidad ilimitada. puesto que ellas responden con todos sus bienes de sus propias deudas. pues.

esto significa proponer una distinción de las sociedades comerciales fundada en su tamaño que. el empleo del criterio de la dimensión en las sociedades comerciales no se limitaría solamente a la elección de una forma social. No obstante. y el acercamiento entre las sociedades de personas y las sociedades de capitales con la aparición de la sociedad de responsabilidad limitada. debilitado por el renacimiento de la responsabilidad personal en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas. sin embargo. lo que se advierte claramente con la ley francesa de 13 de julio de 1967 sobre liquidación de bienes y pago judicial. aunque ella sea la manifestación más evidente. del carácter abierto o cerrado de la sociedad. Existen empresas de pequeña o mediana dimensión. han trastornado los marcos tradicionales y modificado profundamente los supuestos de una elección que de ahora en adelante no tiene lugar entre sociedades de personas y sociedades de capital. d) El criterio de la dimensión en la clasificación de las sociedades. y de grandes sociedades que. habida consideración del número de socios. Las mismas reglas se aplican al reglamentar situaciones económicas muy diferentes. En otros términos. lo que no basta ahora para guiar la elección de los interesados. aminorada por el juego de cláusulas estatutarias destinadas a introducir en la sociedad anónima un determinado intuito personae. de origen económico sin duda. del monto del capital social. Se hace necesario. El criterio de la dimensión debe permitir además una diversificación de la reglamentación aplicable respecto de una misma forma social. replantear la clasificación tradicional de las sociedades comerciales y operar una distinción entre los diferentes tipos fundada en una redistribución nueva. rebelde a toda clasificación. de pequeñas sociedades constituidas bajo la forma de sociedad anónima. por una parte. particularmente en . Ciertos tratadistas preconizan la aplicación de formas jurídicas de concepción y de estructura distintas según la dimensión de la empresa. ¿Por qué no podrían existir tipos de sociedades comerciales destinadas esencialmente a las primeras categorías y otras reservadas a las segundas? Determinadas formas sociales son más convenientes a las sociedades de pequeña o mediana envergadura. por el contrario. ya debilitada por la institución de la sociedad de responsabilidad limitada. para poner término a la situación ilógica que se presenta frecuentemente en la realidad. como lo indica la doctrina de los comercialistas franceses. en tanto que otras se adaptan mejor a empresas de dimensiones relativamente importantes. Ampliamente superada la distinción tradicional de sociedades de personas y sociedades de capital. como asimismo otras de gran tamaño. de suerte que la forma de sociedad anónima está reservada a las empresas de una talla relativamente importante y la sociedad de responsabilidad limitada a empresas de dimensión más modesta. revisten la forma de sociedades de responsabilidad limitada. que considere también los supuestos sociológicos. conduciría.237. sin romper con las ideas tradicionales. por la otra. La declinación de las sociedades de personas y la evolución de los hechos hacia la constitución de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. a una nueva redistribución de los diferentes tipos de sociedades comerciales. sino entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada.

el seno de la sociedad anónima. Por último. Clasificación. cuyas normas no pueden ser idénticas según que se trate de una sociedad abierta o de una sociedad cerrada. El régimen de administración. entregado en principio a todos los socios. indefinida y solidariamente (en el caso de sociedad colectiva comercial). Párrafo IV Ventajas y desventajas de las diferentes clases de sociedades 238. constituye también otro inconveniente en las sociedades de personas. teniendo cada uno derecho a oponerse a los actos de los otros. Creemos que la mejor forma de destacar las ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de sociedades es haciendo uso de la clasificación que distingue entre sociedades de personas y sociedades de capitales. económico y social. en los países industrializados. Las sociedades de personas presentan la ventaja de la simplicidad de su constitución. esto es. estas sociedades de personas se encuentran en regresión en relación con las sociedades de capitales. ellas no son el instrumento apropiado para la realización de grandes empresas. En el plano jurídico. la sociedad de responsabilidad limitada considerada en Francia “pequeña sociedad de capitales” y la sociedad anónima. vale la pena destacar que si bien es cierto que las manifestaciones del criterio de la dimensión son numerosas en el nuevo derecho de sociedades de Europa. La base de la unión está en la confianza recíproca que se deben los socios (parientes o amigos) para emprender negocios de pequeña envergadura económica. su existencia está ligada a la vida de éstos. por su denominación comercial. son administradas por mandatarios revocables y se conocen por el objeto que constituye su explotación o actividad. quienes responden de las deudas sociales. basta un pequeño número de personas (dos a lo menos) para que ellas se formen. En ellas. es decir. responden de las deudas sociales sólo hasta la concurrencia del monto de sus acciones. nacido de la reforma introducida por la ley de 24 de julio de 1966. ilimitada. Podría decirse que en la época actual. las sociedades en comandita simple y las sociedades en participación. En efecto. como todo el crédito reposa sobre la solvencia de sus socios. Además. En derecho chileno habría que ubicar aquí también a las sociedades de responsabilidad limitada. no es menos cierto que sus efectos están todavía limitados. El mayor inconveniente que ellas presentan es que por el hecho de estar constituidas en razón de la persona de los socios. . en su constitución y funcionamiento. A la segunda categoría pertenecen la sociedad en comandita por acciones. libremente cesibles a terceros. particularmente en el derecho francés. la sociedad anónima típica representa la ventaja de que está completamente desligada de la consideración de la persona del socio. dentro de las primeras podemos incluir las sociedades colectivas. Las sociedades de capitales presentan a su turno ventajas e inconvenientes en el plano jurídico. los socios titulares de acciones negociables.

En el plano social. a partir de la ley de la oferta y de la demanda. entonces. cuota o parte de una herencia en sociedad.Desde el punto de vista económico. acciones. Estudiaremos ahora en un capítulo separado las sociedades de personas y dentro de ellas la sociedad colectiva comercial. 3)Valoración del aporte de industria en las sociedades de personas. 4)El aporte del “know-how” (saber cómo) en una sociedad. Estas especulaciones influyen en la diferencia de cotización y provocan artificialmente. Se ha dicho de ellas que son “un maravilloso instrumento del capital moderno” y que constituyen la técnica jurídica de organización de la empresa mejor elaborada. que no tienen la posibilidad material de asistir a las asambleas o que no lo consideran necesario. que son generalmente “preparados” en su propio interés o en el interés del grupo que ellos representan. Sin embargo. DE DISERTACION. 8)¿Puede haber lesión enorme en la estipulación y valoración del aporte y la atribución de la cuota o parte de interés de un socio en la sociedad? La lesión enorme ¿es un vicio del consentimiento o un desequilibrio de las prestaciones que afecta la causa como elemento esencial de todo contrato? 9)¿Cómo se efectúa la tradición de los diversos elementos del establecimiento de comercio que se aporta en dominio a una sociedad? 10)¿Puede aportarse el usufructo de un título de crédito a una sociedad? ¿Cómo perfeccionaría usted este aporte tanto en su estipulación en el contrato cuanto en su traspaso a la compañía? . alzas y bajas que en nada se justifican. 6) ¿Puede aportarse la posición contractual que una persona tiene en un determinado contrato a una sociedad? La figura de la cesión de contrato ¿puede aplicarse en materia de sociedad y ser objeto de aporte? 7)La “cláusula leonina” como causal de nulidad de fondo de la sociedad. el principal inconveniente en las grandes sociedades de capitales lo constituye el hecho de que sus acciones son suscritas por una gran cantidad de ahorrantes. por su duración y por la concentración de capitales que ellas permiten. Son. se contentan con dirigir “poderes en blanco” al presidente del directorio. los administradores y no los órganos deliberantes “quienes hacen la ley”. quien puede de este modo obtener fácilmente una mayoría para hacer aprobar los proyectos de resoluciones. que cada día corresponden menos a la marcha de sus negocios que a especulaciones de orden financiero. DE INVESTIGACION Y CASOS PRACTICOS 1)El contrato de sociedad celebrado por incapaces. 2)El contrato parciario y la sociedad. Hemos visto así las principales ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de sociedades agrupados en la clasificación que distingue entre sociedades de personas y sociedades de capital. puede decirse que las sociedades de capitales son actualmente la estructura jurídica más adaptada a las empresas modernas. ¿es aporte de industria o aporte de bienes? 5)Aporte de derechos. TEMAS DE DISCUSION. a este respecto las sociedades de capitales presentan también inconvenientes: sus títulos (acciones) experimentan a menudo fluctuaciones en la bolsa.