TEORIA DE LAS OBLIGACIONES. CODIGO CIVIL COLOMBIANO, LIBRO CUARTO. ART. 1494 Y SS.

En general, la norma jurídica esta conformada por un presupuesto: que es la norma o supuesto hipotético, llamado hecho y que conlleva una consecuencia.

La función del derecho es regular las conductas humanas en interferencia ínter subjetiva.

En materia civil hay una serie de situaciones jurídicas, o acontecimientos capaces de producir efectos jurídicos a partir de la realización de unos hechos o hipótesis que suponen la existencia de unas normas.

Son situaciones jurídicas los actos humanos y, estos son los acontecimientos (actos) de una persona con intención o sin intención de producirlos .

Se categorizar dentro de las situaciones jurídicas el negocio jurídico, el acto jurídico y el hecho jurídico.

En el negocio jurídico se tiene la intención de generar consecuencias jurídicas, con una o más voluntades. Como en el contrato

El acto jurídico esta dado por la realización de acontecimientos que realiza una persona con la intención o no de generar consecuencias jurídicas. Proviene del hombre y participa su voluntad.

En el hecho jurídico tenemos una serie de situaciones que se realizan sin la participación de la voluntad del hombre y que provienen básicamente de la naturaleza pero generan consecuencias jurídicas, tal es el caso de la muerte o el nacimiento, como fenómenos naturales.

Una situación jurídica es simple cuando las consecuencias jurídicas surgen de la realización de una sola situación, acontecimiento o acto. Y, es compleja cuando requiere de la realización de varios actos, unos simultáneos y otros anteriores o posteriores para que se den las consecuencias jurídicas

El derecho civil, con algunas excepciones, se desenvuelve desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad del ser humano. Esto hace que la persona pueda desarrollarse en lo que le es permitido, lo que le conviene, que se autodetermine por si mismo y decida en franco libre albedrío .

CLASIFICACION DE LOS ACTOS JURIDICOS.

ACTOS JURIDICOS UNILATERALES. Manifestación de una de las partes tendientes a crear consecuencias jurídicas.

ACTOS JURIDICOS BILATERALES. Surge de la declaración de voluntad de dos o más personas.

ACTOS JURIDICOS FORMALES. Aquellos que por virtud y exigencia de la ley requieren del cumplimiento de solemnidades y requisitos para surgir a la vida jurídica.

ACTOS JURIDICOS GRATUITOS. Son gratuitos o de beneficencia (contratos) cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen.

ACTOS JURIDICOS ONEROSOS. Son aquellos que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.

ACTOS JURIDICOS ALEATORIOS. En este esta de por medio la incertidumbre, cuando no se sabe con certeza si lo pretendido resultara y de que modo. No se conoce el monto de la prestación. Los derechos se tienen fundados en expectativas en cuanto al monto, (aleas, suerte, azar...).

ACTOS JURIDICOS NO ALEATORIOS. Cuando desde el principio se pueden calcular, más o menor, con cierto grado de aproximación y certeza, los resultados económicos que esta llamado a producir el acto desde el mismo momento de su perfeccionamiento.

ACTOS JURIDICOS DE DISPOSICION. Son los que realizan las personas jurídicamente capacitadas a tales fines, para enajenar un bien de cualquier clase o para gravarlo con un derecho real. Son aquellos, que a diferencia del de administración provocan una modificación sustancial del patrimonio: la venta, la donación, la permuta, y la constitución de servidumbre o la hipoteca.

ACTOS JURIDICOS DE ADMINISTRACION. Se llaman así en contraposición a los actos jurídicos de disposición. Tiene por objeto conservar, mejorar o hacer que rindan unos bienes. También lo son el cobro e inversión de las rentas o dividendos que tales bienes produzcan.

ACTOS JURIDICOS PRINCIPALES. Son los que subsisten por sin mismos sin necesidad de otra convención.

ACTOS JURIDICOS ACCESORIOS. Tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella.

ACTOS JURIDICOS POR CAUSA DE MUERTE. Cuando por el hecho de la muerte de una persona se produce la transmisión de la totalidad del patrimonio que le pertenecía, o de una cuota parte de este o de uno o más bienes u obligaciones determinadas a otra u otras personas (por regla general en razón de su parentesco) y que le sobreviven. El testamento es claro ejemplo.

ACTOS JURIDICOS ENTRE VIVOS. Salvo el testamento, todos los demás actos.

ACTO JURIDICO TIPICO. Cuando ha sido particularmente reglamentado por la ley, como el testamento, la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, etc.

ACTO JURIDICO ATIPICO. Cuando las estipulaciones no encajan en ninguno de los actos legalmente reglamentados: Como los principios generales, la analogía, el arbitrio judicial.

ACTO JURIDICO DE COMERCIO. Son actos comerciales todos los que estén regidos por el código de comercio y leyes complementarias, sean a no comerciantes los que las realizan.

ACTOS JURIDICOS INTUITO PERSONAE. Son los que se hacen en relación a una persona como tal, a sus calidades, a sus circunstancias. Los que exigen las consecuencias jurídicas del acto como tal. Sin esa persona el acto no existe; Como el contrato de trabajo, si el trabajador muere se extingue el contrato de trabajo.

Aplicamos las leyes imperativas. utiliza la analogía y toma . (2) . se tendrán en cuenta las reglas generales de las obligaciones y los contratos y los actos jurídicos. Simples: cuando el objetote derecho es una única personalidad. ejemplo.Según la conformación de los sujetos (unilaterales). pero por diferentes manifestaciones se da a entender “algo” que se deduce de los hechos o de los actos de las partes. Cuando por virtud de la ley o de las partes se generan situaciones o cláusulas o actuaciones que sin lugar a dudas manifiestan intenciones o voluntades que generan consecuencias jurídicas. y es compleja cuando requiere de varias situaciones para que alcance las situaciones jurídicas que se requieren. Finalmente. como en la sociedad. Si aun así el juez no puede resolver el caso. comodato o la compraventa. esta clasificación varía según sea la cantidad de actos o actuaciones que generan consecuencias jurídicas.Ahora. vender una casa por escritura publica. veamos: es simple si de un solo acto surgen la consecuencias jurídicas: como en la permuta. se apreciara por analogía teniendo como base unos contratos semejantes. ejemplo. CRITERIOS PARA RESOLVER LOS ACTOS ATIPICOS. También podar ayudarse de los principios generales de las obligaciones y los contratos y en última instancia por el arbitrio judicial respetando la autonomía de la voluntad de las partes en el acto. No se expresa claramente ni por voluntad de las partes o por la ley. ACTOS JURIDICOS SIMPLES Y COMPLEJOS. acepto un hijo. siempre que se haga respetando las barreras conocidas” OSPINA FERNANDEZ.20. cuando Juan vende a José una casa (compraventa). Banco Conavi vende a Juan una casa. Compro una casa. la aceptación de la herencia. Compleja cuando la personalidad jurídica del sujeto de derecho es plural. (1) . Se analizan las cláusulas que libremente redactaron las partes y que hayan respetado las barreras establecidas.ACTOS JURIDICOS EXPRESOS. “En caso de haber conflictos y si la relación jurídica no encaja en ninguno de los tipos reglamentados de contrato. Cuando se realiza por NO comerciantes no regulados en el código de comercio art. me caso. el heredero por vocación. Reconocer el hijo extramatrimonial ante el notario o por escritura publica. es colectivo. ACTOS JURIDICOS CIVILES. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. etc. para el caso a estudiar o resolver. ACTOS JURIDICOS TACITOS. si las hay.

o no Hacer como prestación y cuya característica básica es que crea las obligaciones. en el de permuta. Hacer. CONTRATOS GRATUITOS (imprecisión del legislador en el código civil) Cuando representa el interés de una de las partes cuando la contraprestación se hace sin intereses. la diferencia. aquí. . pues son diferentes. Cuando las obligaciones son solo a cargo de una de las partes. no solo crea sino que modifica o extingue las obligaciones. CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS. etc. como en el contrato de trabajo. CONTRATOS BILATERALES . Nuestro código civil hace referencia de manera indistinta a contrato y a convención. 1495 A 1500 Código Civil. se clasifican: CONTRATOS UNILATERALES. ART. Contrato es la manifestación de dos o más voluntades que por mutuo acuerdo o expresado su consentimiento se comprometen en el cumplimiento de unas obligaciones que implican Dar. lo que es un error. LOS CONTRATOS .la normatividad del acto más próximo para resolver y puede acudir a la jurisprudencia. La convención . Ejemplo: el Comodato. Desde el punto de vista legal. la doctrina constitucional y los principios generales del derecho. Las obligaciones surgen para ambas partes.

CONTRATOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS. caso contrario no produciría ningún afecto civil. Ejemplo. Se fundan en que las relaciones comerciales modernas son muy diferentes a las establecidas en una época en que se hizo la clasificación legal. su autonomía de la voluntad se da ampliamente observando los límites . es un contrato real. Cuando unas prestaciones u obligaciones suponen una contraprestación de una de las partes y son proporcionales. Cuando en la manifestación y acuerdo de voluntad se derive la necesidad de solemnidad.CONTRATOS ONEROSOS. si para su perfeccionamiento solo se requiere del acuerdo de voluntades de las partes. se dice que sin solemnidades el acto no existe. CONTRATOS CONMUTATIVOS. No existen contratos principales y contratos accesorios. CONSENSUALES Y SOLEMNES. que dependen de unos contratos. la compra de una cosecha futura. Cuando la (s) obligación (nes) supone (n) para las partes del contrato una incertidumbre en cuanto al monto. comodato. lo que hay son obligaciones principales y obligaciones accesorias que subyacen a unos contratos. se hace necesario que se cumpla con los requisitos establecidos por la ley para el perfeccionamiento del acto. es un contrato solemne. mutuo. le doy dos millones por su próxima cosecha. CONTRATOS ALEATORIOS. Si además del acuerdo se requiere la entrega de la cosa a la que se refiere el acto. El costo en contra y a favor de una de las dos partes. tal es el caso del contrato de deposito. la entrega no supone la transferencia del derecho real de dominio. supone una mera tenencia. El contrato de matrimonio es solemne. como en el contrato de trabajo. es un contrato consensual. en razón de que la clasificación legal e insuficiente. La Doctrina ha elaborado otra clasificación de los contratos. Un contrato es de libre discusión cuando las partes tienen la posibilidad de intervenir en la realización del mismo y pueden discutir sus cláusulas. CONTRATOS REALES. Cuando esta sujeto a la observancia de ciertas ritualidades prescritas por la ley. Es como sigue: CONTRATOS DE LIBRE DISCUSION Y CONTRATOS POR ADHESION. prenda. La entrega no supone la tradición . En estos se tiene en cuenta la participación y la voluntad de las partes en la elaboración del mismo. no en cuanto a la obligación. Ahora.

TEORIA DE LA IMPREVISION . Código de comercio art. Ejemplo el que compra una casa para pagar en cuotas mes a mes. tal es el caso del contrato de compraventa. Cuando las prestaciones que surgen de las obligaciones se ejecutan en un solo acto. Tiene como ventaja que las partes saben a que se atiene. Típico si esta regulado y reglamentado por la ley. . Generalmente son producto de combinaciones entre contratos o son innovaciones de resultados de aperturas económicas e internacionalizaciones de derecho.establecidos. CONTRATOS COLECTIVOS. de espectáculos públicos. CONTRATOS TIPICOS Y ATIPICOS. Tal es el caso del mutuo. Ahora. tal es el caso de aquel contrato mediante el cual en luna negociación colectiva se conceden derechos y obligaciones en favor de unas empresas que pueden afectar a otras del gremio. de seguros.. tal es el caso del contrato de transporte. si las obligaciones surgen y se ejecutan de manera periódica en el tiempo o sucesivamente a medida que se van causando. Estos parecen que reúnen características del contrato de ejecución instantánea como del contrato de tracto sucesivo porque los pagos de las obligaciones se ejecutan periódicamente en el tiempo aunque desde el principio se fija toda la prestación.si el contrato es de ejecución instantánea la prescripción empieza a contar en el momento mismo en que se realiza el acto que supone la obligación y esta es una prestación.. CONTRATOS DE EJECUCION INSTANTANEA Y DE TRACTO SUCESIVO. Es un contrato Atípico aquel en que las condiciones planteadas por las partes no encajan en ninguno de los esquemas de contratos que la. como el contrato de arrendamiento.. donde todas las partes discuten su contenido y elaboran las cláusulas. es el caso del Leasing. decimos que es un contrato de ejecución instantánea. pues todas las partes anticiparon en su realización. En los contratos por adhesión se supone que la voluntad de una de las partes se ajusta a la de la otra o a las condiciones que la otra parte impone. Un contrato es de este tipo. de servicios públicos. 822. cuando de la relación jurídica pactada entre las partes se crean derechos y obligaciones frente a terceras personas que no intervinieron en la relación jurídica. por ello algunos civilistas los consideran contratos unilaterales. Factory. Es característico que una parte acepte las condiciones que la otra impone. estos son los comunes hoy. . es un contrato de tracto sucesivo. ley trae.. CONTRATOS DE PAGOS ESCALONADOS.

Debemos suponer que así como los principios que rigen los actos y obligaciones en derecho civil, son aplicables al campo mercantil también los asuntos que en civil requieren de normatividad que este en el campo mercantil y perfectamente será aplicable. Si tenemos en cuanta que el artículo 864 del Código de Comercio, podemos decir que es una definición mas completa que la del código civil. El art. 865 del mismo estatuto aplica el artículo 1602 del código civil.

El artículo 868 del código de comercio, establece que el contrato se podrá revisar:

Cuando circunstancias extraordinarias sobrevengan. Lo que no es común o habitual o, Cuando circunstancias imprevistas o imprevisibles aparezcan, y que no se pudieron prever, que no estaban en los estimativos corrientes. o, Cuando esas circunstancias sean posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva y que esas circunstancias alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, es decir que afecten gravemente la prestación de las obligaciones en grado tal que resulte excesivamente oneroso, es decir esas circunstancias tiene que acarrear un alto costo para el cumplimiento por una de las partes. Se podrá, entonces, pedir al juez su revisión para que este examinando las alegadas circunstancias visualice si han alterado las bases del contrato y pueda examinar los requisitos que la equidad indique y según su análisis y probado lo alegado podrá terminar el contrato. Esta regla no se aplicara a los contratos de ejecución instantánea

La teoría de la imprevisión atenta contra la buena fe en el tráfico jurídico porque supone una salida en el cumplimiento de las obligaciones. De todas maneras en caso de incumplimiento la otra parte puede pedir resolución del contrato con indemnización de perjuicios. Art. 1546. C. civil. La resolución implica o supone la facultad de mirar el contrato desde el momento en que fue creado, con retroactividad.

LA RESILIACION (RESILIATION). Figura de la doctrina francesa y que fue adoptada por la doctrina chilena con innumerables aplicaciones en la legislación colombiana.

Es la terminación del contrato pero teniendo en cuenta los efectos a futuro. Art. 1496. Código civil. La resiliacion no es retroactividad es solo terminación del contrato.

En el contrato de ejecución instantánea se da la resolución del contrato, mirándolo con retroactividad y se da la indemnización de perjuicios.

En el contrato de trato sucesivo no se puede mirar con retroactividad, se da la teoría de la resiliacion que es dar por extinguido o por terminado el vínculo jurídico, se mira a futuro. No se puede mirar este contrato desde el principio se mira desde cada uno de los pagos de las prestaciones.

INTERPRETACION DE LOS ACTOS O NEGOCIOS JURIDICOS.

ART. 1618 CC. El juez mira el verdadero pretender de las partes; debe prevalecer la esencia sobre lo formal. Ejemplo, cuando nuestra intención es hacer un contrato de compraventa y se formaliza uno de arrendamiento, el juez debe anularlo y hacer prevalecer la intención de las partes. Es un principio fundamental que la intención sea de buena fe. Art. 1603.

ART. 1620 CC. Dice que habiendo dos cláusulas de las cuales una produce efectos y la otra no, se debe preferir la primera.

ART. 1621 CC. No es necesario que este expresado en el contrato porque esta es la naturaleza de este, es de deducción lógica, es lo común.

ART. 1622 CC. Las cláusulas se miran todas juntas. Para hacerle otra interpretación se debe hacer uso de la analogía de otros contratos. el contrato es dinámico por eso en la aplicación practica pueden cambiar las condiciones de este.

ART. 1624 CC. Cuando no se pueden aplicar las reglas anteriores, se interpretaran las cláusulas a favor del deudor.

ELEMENTOS DEL ACTO O NEGOCIO JURIDICO

CRITICAS AL ARTÍCULO 1502 DEL C. CIVIL.

En el acto o contrato se obligan recíprocamente las partes. Son requisitos para la valides del acto jurídico los contenidos en la norma, pero deja por fuera otros requisitos importantes: las solemnidades y la lesión enorme.

REQUISITOS DE EXISTENCIA.

1 – DECLARACION DE VOLUNTAD. Sin esta el acto no nace a la vida jurídica, no hay nulidad simplemente no existe.

Voluntad , es el querer para la existencia de algo y la exteriorización de esa voluntad es lo que llamamos consentimiento.

2 – OBJETO JURIDICO . Debe ser un objeto viable.

3 – SOLEMNIDADES. Solo si la ley las exige. (1501 cc.)

La falta de uno de ellos da lugar a la inexistencia.

REQUISITOS DE VALIDEZ

1 – CONSENTIMIENTO EXCENTO DE VICIOS (error, fuerza, dolo, temor reverencial).

2 – CAPACIDAD LEGAL (contrario sensu, es la incapacidad, absoluta o relativa)

3 – OBJETO LÍCITO

4 – CAUSA LÍCITA

5 - LESION ENORME

Algunas particularidades que la ley exige.SOLEMNIDADES. declaración de voluntad) es posible predicar que el acto o negocio jurídico existe. el acto del matrimonio religioso o civil. Son La creación.) la constitución y registro de sociedades comerciales. modificación o extinción de derechos y obligaciones en una relación de derecho. Todo acto o negocio jurídico supone la existencia de unas expectativas o intereses entre las partes. Exigencias similares se hacen para la elaboración de títulos valores (letras y pagares. tal el caso del CONTRATO DE COMPRAVENTA de bienes inmuebles o el de naves y aeronaves . hora y notaria donde se concretara la escritura. debe ser por escrito e indicar fecha. Los únicos actos validos en el mundo del derecho.. esto es que no admite presiones. Solo algunos actos o negocios requieren estos requisitos o solemnidades. que establece cuales son los elementos característicos del contrato. El legislador no prescribe requisitos de la esencia o solemnidades especiales. Si en un acto o negocio jurídico se omiten estos elementos de la esencia el acto no existe. Tal declaración debe ser clara. no nace a la vida jurídica y no produce ningún efecto o en el mejor de los casos aparece un contrato diferente.6 . precisa. Basados en los requisitos anteriores (objeto jurídico.. que deben ser por escritura publica. OBJETO JURIDICO VIABLE. Son las ritualidades. la causa. absoluta o relativa. “el objeto no es la cosa como tal. Ellas constituyen el fin último buscado por las partes. pero con base en el articulo 1501 del código civil. el objeto que persiguen. que no genere ni admita dudas y que sea libre y voluntaria. “es el fin practico” como lo han llamado algunos doctrinantes. Veamos cada uno de los requisitos: DECLARACION DE VOLUNTAD: Es la forma como una de las partes manifiesta o exterioriza o da a entender que es su deseo realizar un acto jurídico. también llamados AD SUSTANCIAN ACTUS (para todos los actos). son de la esencia del contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato. lo cual nos pone en riesgo de que se confunda con los móviles o motivos determinantes. Esta expresión es señal de que esta dispuesto a enfrentar las consecuencias jurídicas de derechos y obligaciones que de ellos se deriven. La promesa de compraventa. la declaración de voluntad o consentimiento estaría viciado y los vicios afectan la validez. esto nos lleva a pensar en el problema de la valides. Su inobservancia se sanciona con nulidad. entre otros actos. “los de su esencia y los de su naturaleza y los puramente accidentales” y agrega. . son los actos validamente expresados. de ser así. es la abstracción” SOLEMNIDADES. formalidades o formalismos necesarios y obligatorios que deben seguirse en la elaboración y ejecución del acto o negocio jurídico. el testamento.

El Art. QUE QUIEN SE OBLIGA SEA LEGALEMNTE CAPAZ. Es . Para que una persona se obligue debe ser legalmente capaz. civil.. La norma general es que se presume la capacidad a todas las personas. sean declarados nulos desde la misma manifestación de voluntad. Las personas jurídicas adquieren esa capacidad. los impúberes y los sordomudos que no pueden hacerse entender “por ningún medio” (la norma decía que “por escrito” y este termino fue declarado inexequible por la corte). Son ABSOLUTAMENTE INCAPACES los dementes. c. 1740 del mismo estatuto reza que el acto es nulo porque falta un requisito de los exigidos por la ley: la capacidad. según el art. El artículo 1503 del código civil: en Colombia. excepto aquellas que la ley declare como incapaces.REQUISITOS DE VALIDEZ PARA EL ACTO O NEGOCIO JURIDICO. puede ser permanente o transitoria. porque es una presunción de derecho. Demente es aquella persona que no tiene la capacidad (insano mental) para realizar actos jurídicos. El articulo 1741 C. El loco furioso. LA NULIDAD COMO sanción para los actos del demente. La demencia es originada en una enfermedad de la mente. La incapacidad legal del demente se presume de hecho y debe ser probada y declarada y por tanto se le solicita al juez que como medida cautelar. LOS INCAPACES. el Idiota. se considera que toda persona es legalmente capaz. civil establece cuando hay nulidad absoluta y relativa. Las entidades como las corporaciones las fundaciones las sociedades. Requisito para que el acto sea valido. Son dementes: el imbecil. La capacidad no se demuestra ni se prueba. Las personas naturales.generalmente se constituyen por escritura pública y se registran en cámara de comercio como actos de publicidad. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por si misma sin el ministerio o autorización de otra. Art. los actos que este realice. 1504 del código civil.. 1504 inciso 2 del código civil establece que “sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. son absolutos y relativos. se debe demostrar y probar. sino como requisito de validez. La capacidad es un atributo de la personalidad jurídica que le brinda al sujeto la aptitud para convertirse en titular de derechos y obligaciones (así se convertirá en sujeto de derecho). individuos de la especie humana. 1502. La incapacidad es la regla de excepción. el privado de razón que le impide tener un sano juicio para realizar un acto. El art. adquieren esa condición por el simple hecho de existir y la ley les reconoce unos derechos y les permite contraer obligaciones para determinados actos. no como requisito de existencia.

Civil. el personero. Sin embargo. la puede solicitar cualquier persona que tenga interés. En lo que atañe a la ratificación del demente debemos considerar tres eventos: 1 .si lo realiza un incapaz. el acto o contrato es absolutamente nulo. 1747. Civil. . Por el juez que la declara d e oficio aunque nadie la solicite. Los pagos hechos a un incapaz. pierde todos sus efectos y los que se iniciaron deben desaparecer. como garantes constitucionales de legalidad en un caso determinado. el defensor de familia. el defensor del pueblo. no habilitara al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. se debe volver todo a su estado como si el acto no hubiese existido. lo puede hacer su curador en su nombre. debe darse la restitución de lo pagado o dado El articulo 1744 del código civil “si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato. La Nulidad Absoluta PUEDE SER SANEADA por la ratificación de las partes y en todo caso por la prescripción extraordinaria y aun en los de causa y objeto ilícitos. 2 – el juez puede darle la capacidad y el mismo puede ratificarle el negocio. El articulo 1746 C. C. 1747 C. La Nulidad Absoluta SE PUEDE REVOCAR. Los bienes pasados a un tercero de buena fe pueden reclamarse por el incapaz invocando la acción reivindicatoria sin importar la buena fe del tercero. O. no pueden pedirse por el que pago ni restituirse por el incapaz a menos que este se haya hecho más rico con el pago que se hizo en virtud del contrato. Dirigido a personas capaces que realizan negocios.absoluta porque falta un requisito prescrito por la ley en actos y contratos hechos por un incapaz absoluto. no se puede ratificar por el mimo. o la puede solicitar el ministerio publico. 3 – por la prescripción extraordinaria La nulidad produce unos efectos así: al invocarse al nulidad y dándose la sentencia en firme por el juez. Civil. o de no existir interdicción. la aserción de mayor edad. los cuales versan sobre requisitos de objeto y causa ilícita. u otra causa de incapacidad. ni el ni sus herederos o cesionarios podrá alegar nulidad.

se reconoce pues alguna capacidad para realizarlos resultando validos. los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen en estado de interdicción y cuyos actos puedan tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. es un individuo que goza de plenas facultades mentales. aquellos que se consideren por normas de orden público convenientes para la sociedad o aquellos a los que el legislador les permita actuación sin necesidad de representación. 1504C. En este caso el legislador trata de proteger a una persona que carece de capacidad de discernimiento o adecuado uso de la razón o que teniéndolos no los tiene con la claridad suficiente para hacerse entender de ninguna manera. son incapaces en razón de la edad y es una incapacidad absoluta según lo disciplina el articulo 1504 C. No están en condiciones de expresar su voluntad en forma suficientemente explicita e inteligente. Es Impúber todo varón menor de 14 años y toda mujer menor de 12 . En estos seres se presume su incapacidad dada la naturaleza de su discapacidad y por eso es necesario que el sujeto demuestre su capacidad para ejecutar actos. Pueden los incapaces relativos realizar unos muy pocos actos dentro del tráfico jurídico. Sus actos están afectados de nulidad absoluta. a diferencia del demente. Civil. Son INCAPACES RELATIVOS según el artículo 1504 inciso 3 del C. el articulo 1741 del mismo estatuto establece la nulidad absoluta de sus actos. Civil. C. Art. carece de capacidad de razonamientos de los efectos de sus actos dada su total inexperiencia en el tráfico jurídico. 1061. sin embargo se les considera personas débiles de carácter y voluntad. no tienen afecciones patológicas o sicológicas para administrar sus bienes.Sordomudos que no pueden hacerse entender son considerados incapaces absolutos. Es incapaz de medir el alcance de sus actos.Civil. El disipador interdicto. carece de capacidad suficiente de discernimiento jurídico. Ejemplo: Art. Estas personas generalmente frente al mundo están en desventaja dada su particular inexperiencia en todos los aspectos y en especial en el trafico jurídico de forma tal que su declaración de voluntad sea suficiente para luego reclamarle al mismo unas consecuencias jurídicas. El impúber dada las condiciones de inmadures. Civil. Según el art. sus actos generan Nulidad Relativa y ello da lugar a la rescisión del acto o contrato. 140 Numeral 2. La experticia medico legal es definitiva a la hora de la verdad probatoria. que se dejan fácilmente arrastrar por pasiones negativas como son el juego. los vicios y otras que lesionan la personalidad y buen juicio y pierden el sentido de la economía y la mesura en el gasto y manejo del patrimonio y asumen . 1741 C. Civil. de las que seguramente no era (suficientemente) conciente al momento de realizar el acto.

El decreto de interdicción. TEORIA DE LA PREVALENCIA DE LA VOLUNTAD REAL INTERNA. -Manifestación o declaración de la voluntad. en el momento en que se expresa. En el momento en que esa voluntad es manifiesta. Una amplia tradición en el derecho latino tiene en cuenta al ser humano desde su doble dimensión de lo externo con lo interno. C. -Buena fe en la declaración de la voluntad. en esta teoría prima mas la esencia que la forma. Continuando entonces con el tema de la DECLARACION DE VOLUNTAD hemos de observar en ella dos componentes. que tiene intenciones y que sus aspiraciones corresponden al fuero interno. Es un querer que corresponda al fuero interno en el que se desea realizar un acto o negocio jurídico y además que de la realización de tal acto se generen unas consecuencias jurídicas. Sus actos son atacables por la rescisión. la asentida y una voluntad manifiesta. Es pues la exteriorización del querer. Ante las dudas se prefiere lo deseado que lo expresado.gastos desproporcionados que inefablemente conducen a la ruina económica y a la miseria personal y familiar convirtiéndose en cargas sociales. Veamos: -Prevalencia de la voluntad interna. Inciso 3. Art. la querida. Lo considera un ser espiritual que siente deseos. exteriorizada. los convierte en incapaces relativos a partir del momento de tal declaración judicial. Elemento volitivo de la conciencia. expresada. se produce una DECLARACION DE VOLUNTAD. -Responsabilidad sobre la declaración de la voluntad. lo importante aquí es lo realmente querido por las partes que lo expresado. así las cosas. lo sustancial prima ante la solemnidad formal. 1504. así: LA VOLUNTAD Y SU DECLARACION Voluntad. Hay entonces dos formas de la voluntad: la voluntad interna. Es resolución de la interioridad del sujeto. la realizada. Varias son las TEORIAS sobre la declaración de Voluntad. que su deseo interno no tiene porque estar sometido a las rigurosidades o severidades de lo externo. Civil. .

mas aun. se privilegia entonces la voluntad real. mutuo con bancos. lo que se conoce que surgió del fuero interno y llego a exteriorizarse. las que sin duda debían someterse a la buena fe y a la confianza de los destinatarios y de los expedicionarios de las mismas. sin sentido o sin propósitos. trae una formula que indica que conocida claramente la intención de las partes. TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD.TEORIA DE LA PREVENCION DE LA DECLARACION. contratos de arrendamientos. Predomina lo exterior. a la voluntad real. Es cierto que existen muchos casos o situaciones en que a la hora de resolver una situación contractual se atiende a lo literalmente expresado en el. Sus principales defensores son los pandectistas alemanes. en la que una voluntad querida por las partes y otra. debe acogerse mas esta que lo literal. esta referida a la teoría de la prevalencia de la voluntad real o querida. Civil indica los requisitos de validez: Consentimiento o declaración de voluntad libre de vicios. expresadas y hechas . sino lo expresado. la declaración de voluntad. Aquí. El articuelo 1502 del C. y no siendo una declaración de voluntad. Tico es el caso de los contratos de adhesión. termina por ser lo más importante. de donde se formulo la teoría de “la culpa in contrayendo”. mutuo. En la elaboración de los contratos atípicos o nominados. civil. EN COLOMBIA. asume la categoría de acto jurídico y por consiguiente debe generar consecuencias. No importa tanto lo querido por las partes. El articulo 1618 c. SIMULACION . entonces de la misma se deducen responsabilidades. Para que el acto o negocio jurídico comience a surtir efectos es importante mirar siempre lo declarado. Se privilegia más la forma que la esencia de lo querido. Es una manifestación encontrada o no concordada en un acto jurídico que se supone bilateral. Así las cosas. a la hora de deducir responsabilidades. a manifestarse de alguna manera. Sostiene que si se daba o se privilegiaba la voluntad sentida o real en el acto o al contrario se daba primacía a la voluntad declarada. en el proceso de voluntad y declaración de la misma. lo solemne que es lo expresado. se podría argumentar en el momento dado una discordancia culposo o dolosa entre lo querido y lo expresado. TEORIA DE LA BUENA FE. pues faltando una y otra se podían deducir responsabilidades de tales declaraciones. por esas declaraciones de voluntad. en donde las partes pueden dar rienda suelta a sus intenciones y ante confusiones para su interpretación y resolución de conflictos. pero también es cierto que se da gran preponderancia a lo querido por las partes. resulta muy importante tener en cuenta que al esto llegar al campo de la exteriorización. entonces resultaba muy importante. Dicha responsabilidad que termina por ser precontractual. Según esta teoría. un acto vació.

Puede ser verbal o escrito. Se da cuando los contrayentes acuerdan un negocio que no han querido de ninguna manera. escondido. como cuando la mujer no era capaz y se le pasaban los bienes a un tercero y este al cónyuge que los debía tener. ni posesión del bien y se emplea para engañar a terceros. ni las personas. los contratantes si desean un negocio pero lo ocultan con otra apariencia. En cuanto a las personas.publicas. La simulación puede ser absoluta o relativa. En este tipo de simulación. Hay un acto visible y aparente y otro oculto o inaparente. Simulación Absoluta. En cuanto al contenidote las condiciones. Implica un acuerdo simula torio o simulado Supone un engaño en cuanto aparente frente a los otros. Una compraventa fingida donde no se transfiere el dominio. y la voluntad expresada lo que hace es encubrir otra que es la verdadera querida. que esta velado. aunque no siempre supone fraude. O el padre que en vida dona sus bienes a sus hijos y lo hace aparecer como una compraventa. Supone estas características: Una cosa es el negocio expresado y otra son los efectos queridos. Lo gratuito se disimula con lo oneroso. Se simulan las personas entre quienes se realiza el acto. Como quien quiere hacer una donación y para evitar las insinuaciones y demás requisitos legales finge una compraventa. EFECTOS DE LA SIMULACION ENTRE PARTES Y CON RESPECTO A TERCEROS. Ej. para evitar el pago de impuestos. sino las condiciones propias del negocio. veamos como puede ser: En cuanto a la naturaleza del acto. pero a la cual se le ha colocado una mascara que aparenta un negocio pero que en el fondo tiene otro querer. Se refiere siempre a negocios o actos bilaterales o plurilaterales. Simulación relativa. Aquí no se encubre la naturaleza del negocio. registro y en general timar al estado. . vender una casa por un 50 millones y hacer escritura por 20 millones.

TITULARIDAD DE LA ACCION. Los terceros que demuestren un interés serio. los acreedores. los cónyuges. PRUEBAS EN LA SIMULACION. 1618 – 1766 c. No haber posito de dinero en cuentas del vendedor. Además es necesario pedir que el juez declare que el negocio simulado nunca ocurrió y que se de prevalencia al pacto secreto u oscuro. 2488 c. Entre terceros. Y con mayor razón se funda en el 2490 c. FRAUDE PAULIANO. citar testigos que conozcan de la simulación. 63 y lo refiere como la Intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro pues quien traspasa con la intención de quedarse insolvente tiene sin duda mala fe en contra de sus acreedores. criterio que amplia el articulo 2491 numeral 1. al indicar que se podrán rescindir todos los contratos onerosos. civil cuando dice que son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativos a los bienes de que se ha hecho cesión o de que se ha abierto concurso a los acreedores. Resulta obvio que el patrimonio a perseguir del deudor no solo es el pasado y además el presente y el futuro. ni los pactos ocultos y secretos. Al juez también se le puede pedir que ordene la reparación de perjuicios que se hallan podido causar a las partes o terceros. El juez declarara inexistente el acto pues la voluntad de las partes era que este jamás surgiera a la vida jurídica. La pueden invocar las partes que participaron en la simulación y que ahora están inconformes. El 1766 indica que la contraescritura no es valida ante terceros por lo que se deduce que si lo es entre las partes. no conocer el bien frente al que se simulo. también pueden orientar aprobatoriamente el hecho de no cumplimiento de obligaciones que surgirán del contrato o acto simulado. hipotecas. los herederos. que lo valioso es la voluntad expresada en este documento publico o privado. El fraude pauliano a diferencia de la simulación supone y exige la existencia de un dolo que la legislación colombiana consagra en el art. No es otra cosa sino el concierto o confabulación entre el deudor y un tercero a quien llama a celebrar un acto o negocio con el fin de que se produzca la insolvencia del deudor frente a uno o varios acreedores. Prevalece el negocio realmente querido y carece de efectos el negocio simulado dependiendo de las intención de las partes y de las pruebas. art. también sirven como prueba los terceros con indicios o los testigos. el simulado. adema porque actúan de buena fe. adquiere todo el valor ante terceros que no tienen porque conocer la simulación. Contra los actos simulados se propone la acción de simulación que pretende descubrir o mostrar al juez el autentico querer de las partes. Pueden invocarla también. civil. Entre las partes: la contra escritura que debe contener los datos básicos de la escritura matriz y adema sindicar que el acto fingido o aparente no es valido. los vínculos o relaciones que puedan existir entre los simulantes. prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de los acreedores y el adquirente.Entre partes. Una vez el negocio es simulado. Mala fe que se presume si . civil.

civil. también se le reconoce como propuesta para negociar y que es un acto precontractual de la que se deducen responsabilidades o culpa AQUILIANA. Figura Ampliamente regulada en el código de comercio. .Licitación – invitación o propuesta a negociar a grupos amplios (probablemente indeterminados o con cierto grado de indeterminación). En la formación de los actos bilaterales o plurilaterales el consentimiento de las partes comenzara por la propuesta u oferta que una hace a otra para realizar un acto o negocio juridico esperando el oferente que el aceptante o destinatario acepte o rechace la propuesta inicial o genere una nueva propuesta o contraoferta y así de manera sucesiva hasta llegar a formarse el consentimiento definitivo.ambos conocen el mal estado de los negocios. Es indiscutiblemente otra declaración de voluntad. o al publico en general. esta el articulo 1677 del c.la invitación a negociar a una persona o grupo de personas determinado y / o especifico. La oferta es una propuesta o invitación que una o más personas hacen a otra u otras para celebrar una convención que cree. pero el código de comercio trata el tema en los articulo 845 a 864 y por el principio de analogía debe aplicarse al negocio civil en ramón de ambos son parte del derecho privado. modifiquen o extinga relaciones jurídicas y que según la doctrina podemos considerar como: . La acción prescribe en un año. Concordado con el articulo 2488. LA OFERTA. Para ejercer la acción pauliana el otorgante y adquirente deben conocer ambos el mal estado de los negocios. . sobre bienes inembargables y no objeto de cesión. El código civil colombiano guarda silencio sobre esta etapa precontractual u oferta. condición que se extiende según el citado artículo para las remisiones y pactos de liberación a titulo gratuito. El titular para ejercer la acción pauliana es el acreedor.Oferta .

hasta formar el consentimiento. como cuando se entiende aceptada la herencia cuando no se repudia.Oferta expresa. radio. Toda oferta debe reunir las condiciones esenciales para que un acto o negocio juridico surja a la vida jurídica. TV. y así. no produciéndose el efecto de la declaración. . Cuando la propuesta de negociar se da a entender por medio de actitudes o hechos considerados inequívocos. . Queda en este evento la oferta al arbitrio del destinatario o del oferente. . que se entienda con precisión cual es el negocio ofertado y requerido. que aleje la posibilidad de la retractación o del desconocimiento de la propuesta hecha y que suponga para el destinatario o aceptante la idea de expresar si acepta o rechaza o genera una nueva oferta o contrapropuesta. folletos. La oferta puede ser tacita o expresa. inconfundibles. .También puede ser: . comercio.Oferta no recepticia. la condonacion de la deuda. Que no van dirigidas a nadie en particular y producen sus efectos sin necesidad de notificación. de hechos no concluyentes.Oferta Recepticia. en la aceptación contractual. “oferta que no sea comunicada no cumple con los requisitos de la oferta – Substancian . carteles. concreta. lo fijara el legislador: art. por precepto legal. o de difusión. -Clara o sea que no genera ambigüedades y malos entendidos. Esa indefinición no brinda seguridad jurídica práctica.CONTENIDO DE LA OFERTA. seria. cine. como en la aceptación de la herencia. la revocación presunta del testamento cerrado. como invitación a negociar. o aceptado el albaceazgo si el albacea no se excusa en el término legal. etc. Como en la oferta de contrato. 845 c. por tanto sin notificación. No puede ser indefinida en el tiempo. Emitidas para que lleguen a otro. La oferta es valida en tanto este limitada en el tiempo por el oferente y es valida solo por ese periodo de tiempo en que este vigente. -Seria. Formulada por medios verbales o escritos o mediante la utilización de medios publicitarios. -Concreta.Oferta Tacita.Oferta Presunta. Requisitos de existencia y validez: debe ser igualmente clara. Que resulta. . De faltar el limite de tiempo. prensa. El legislador exige que al oferta se comunique por cualquier medio al destinatario DURACION.

Comercio. Representación aparente. 846 c. Oferta por escrito. 854 C. la oferta es irrevocable siempre y cuando haya sido comunicada y aceptada. 853 C. No se entiende por oferta aquella que no se expresa. Art. Obligatoria mientras estén expuestas al público la oferta. . La oferta hecha a través de medios de comunicación. Comercio. se entenderá como hecha entre las partes. beeper. Art. TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA OFERTA O FORMACION DE LA CONVENCION. Comercio. Art. (Leerlo). 857 C. Art.) Art. se tienen seis días para aceptar o rechazar. Denunciada la oferta se da la indemnización de perjuicios. Oferta verbal o telefónica. Oferta para persona indeterminada. Comercio. (Teléfonos. La oferta no se extingue por la muerte del oferente. Comercio. Comercio. 851 C. (Leerlo). Aceptación tacita. las obligaciones se mantienen. (Leerlo). comercio: irrevocabilidad. (Leerlo) Art. Cuando hecha la oferta dentro de la misma ciudad o domicilio. Revocacion. Comercio. Art. (Leerlo). 850 C. si es para personas determinadas se obliga. 852 C. Art. (Leerlo) Art. Mientras la oferta se mantenga. Termino de la distancia. 842 C.actus -. Plazos convencionales. 847 C. (Leerlo). Comercio. Internet etc.

no hay consentimiento. TEORIA DE LA INFORMACION. aunque este. Art. 850. En COLOMBIA no hay una teoría o sistema indicado. acepto su propuesta de sociedad. art. Respecto a los efectos jurídicos que pueden surgir a partir de la oferta con sus respectivas consecuencias jurídicas y de la manera como surge la convención a partir de ella. Civil. acepto su propuesta de empleo.. 2341 del C. se determina la aceptación por el . “la convención y los efectos jurídicos de la oferta surgen una vez que el aceptante o destinatario acepta. Existe una responsabilidad precontractual. Exige que el destinatario no solo manifieste su aceptación. 851 C. Sistema de declaración por actos inequívocos del contrato propuesto. O también teoría de la declaración o aprobación. 845 del C. lo cual para efectos jurídicos es irrelevante. Desafortunadamente en el mismo artículo. existen varias teorías : TEORIA DE LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD (aceptación) EN LA OFERTA. Esta aceptación puede ser tacita o expresa. hay una mixtura de todos en el código de comercio y son los intérpretes de la ley los que resuelven cada caso en concreto. TEORIA DE LA RECEPCION. 863 y 846 del C.Se trata de analizar a partir de que momento frente a la oferta pueden deducirse responsabilidades jurídicas. Si con la oferta se generan perjuicios a alguien. Art. hay aceptación tacita. más aun si se actúa de mala fe. Comercio. dice sí a la oferta”: sí le compro el animal. sino que además impone la obligación de enviar una respuesta al proponente. Comercio. según aparezca. si me caso contigo. no se imponga de su contenido. No significa lo expuesto que el tipo de oferta que se haga al destinatario no genere responsabilidades. Comercio. deberá responderse por tales. Mientras esta información no se realice. Art. Se perfecciona cuando el oferente recibe la aceptación del destinatario o aceptante. Exige que la contestación de la oferta llegue al domicilio del proponente. 854 C. TEORIA DE LA EXPEDICION. Comercio.. El proponente debe tener un conocimiento de la aceptación de su oferta. (O teoría francesa). asiente. por cualquier causa. Ver art. Comercio. y es este acto de expedición de la respuesta el que señala el momento de la formación del consentimiento. 854 del C.

. No exige el sistema de información efectiva del destinatario. Culpa Contraendo. Este artículo también establece el lugar donde se entiende formada la convención: “la convención se entiende celebrada para todos sus efectos legales en el lugar de la residencia del oferente”. El articulo 845 del C. Art 863. Buena fe precontractual. que es lo que caracteriza el sistema de la expedición: “se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla reconocer del destinatario”. Leerlo. Comercio. 846 C. Responsabilidad civil extracontractual. Civil. Comercio. “la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirán por la ley colombiana” Articulado: leer. 869 del C. 2341 indica las etapas TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA OFERTA O FORMACION DE LA CONVENCION. Si el contrato se ha celebrado en el extranjero art. El artículo 864 establece el sistema o teoría de la expedición. 2341 C. Responsabilidad precontractual. El art. de la expedición. al decir quieta debe ser comunicada al destinatario.. Comercio. sino el empleo por el oferente de un medio de comunicación adecuado.sistema de información al subordinar la eficacia de la aceptación tácita al conocimiento que de ella tenga el oferente dentro del término de vigencia a su propuesta. Responsabilidad aquiliana. aleatoriamente. consagra el sistema de expedición respecto de le oferta o propuesta.

. Comercio. según el citado principio.Comercio. derecho cuya adquisición. 2341 C. La aceptación puede ser tácita o expresa. Nacida en la doctrina francesa dice que nadie adquiere ni pierde un derecho sin su voluntad. Art. el acto unipersonal o unilateral por si solo no puede ser obligatorio ni para su propio agente. Como toda obligación supone un derecho crediticio corelativo a favor de persona distinta de la obligada. La convención y los efectos juridicos de la oferta surgen una vez que el aceptante o destinatario recibe la oferta. La oferta que se haga al destinatario genera responsabilidades. Esta exige que el destinatario además de manifestar o declarar su voluntad lo exprese mediante comunicación escrita que envía al oferente. Artículos 850 y 851 C. TEORIA DE LA RECEPCION. los efectos juridicos de una y otra son los mismos. Esta es la teoria que se sigue en Colombia. TEORIA DE LA EXPEDICIÓN.Se trata de analizar a partir de que momento frente a la oferta pueden deducirse responsabilidades jurídicas. Articulo 844 C. Artículo 845 C. Si con la oferta se generan perjuicios quien los genera debe responder por ellos más sí actua de mala fé. Comercio. 846 y 863 C. existen varias teorías: TEORIA DE LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD. Civil. Comercio. especialmente. la aceptación voluntaria del adquirente. Pretende que la contestación de la oferta llegue al domicilio del oferente y se perfecciona cuando el oferente recibe la aceptación del destinatario o aceptante. requeriría. niega la eficacia juridica de todos los actos unipersonales o unilaterales y. Art. los excluye de la lista de las fuentes de las obligaciones. La aceptación produce el perfeccionamiento de la convención lo que equivale a una ley entre las partes. De la oferta se deriva una responsabilidad precontractual. La doctrina francesa ha declarado la caducidad de la oferta por la muerte o la incapacidad del proponente o porque este se arrepienta siempre y cuando esto ocurra antes de la aceptación de la oferta. Respecto a los efectos jurídicos que pueden surgir a partir de la oferta con sus respectivas consecuencias jurídicas y de la manera como surge la convención a partir de ella.

en los casos en que es capaz de expresar su consentimiento. 855 C. . Empero para que al acto realizado por el representante vincule a sus efectos al representado. este principio se salva en el caso de La Representación. Posible error). Art. Comercio El Contrato o negocio se podrá resindir si se prueba la mala fé del apoderado y el tercero tenedor. Y esa facultad puede emanar: De la propia voluntad del representado. En el Art. Comercio. dentro de los terminos legales supletivos. 846 sus dos consecuencias ineludibles son: a. 858 C. La acetacion condicional o extemporanea sera conciderada una nueva propuesta. La vigencia de la obligación de la Oferta no osbtante la muerte o incapacidad del proponente ocurridas dentro de tales términos. 1505 C. Hay representación cuando un sujeto actúa en nombre de otro Art. o sea facultad de actuar a su nombre. Si por regla general las partes contratantes no quedan obligadas más que por sus propias voluntades. la cual en los eventos de su incapacidad.Leer. Art. Comercio. Art. El poder por escritura pública es un requisito AD SUSTANCIAN ACTUS sin este requisito el acto sera inexistente. 1288 (verificar este articulo en C. La irrevocabilidad de la Oferta durante el termino señalado por el proponente o. Comercio. Art. 832 C. Comercio (Leerlos) se donomina poderdante a quien otorga poder. confiere al representante atribución para que actúe a nombre del primero Art. Comercio se establecen los efectos jurídicos de esta institución el poder se otorga por medio de escritura publica si la ley asi lo exige o por escrito privado debidamente autenticado. Civil. y b. 833 C. El Código de Comercio Colombiano consagra el sistema de la obligatoriedad de la Oferta a pesar lo contradictorio y ambiguo del Ar. en la voluntad de la ley. Excepcion a la aceptcion tacita o expresa art. es menester que aquel tenga poder de representación. Si el tercero actua de buena fé dificilmente se puede resindir el negocio. Comercio cumplimiento de la condicion por varias personas. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarla produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado el mismo. LA REPRESENTACION . apoderado a quien recibe poder y ejerce la representación. en su defecto. 834 y 836 C. 838 C.

Los actos que el apoderado o representante aparente haga en nombre del representado son plenamente válidos es necesario que el representado de motivos para que el otro se sienta representante de no darse estos motivos no se configuraría La Representación Aparente. y se requiere que el acto se realice en su nombre. Si el apoderado realiza un negocio que estuviera por fuera de los límites y el poderdante ratifica ese negocio se da el principio de la Ratificación del Acto. Si la revocación no se hace pública seguirá el representante respondiendo por los actos del representado. que este acto se realice fundado en las facultades que el poder conlleva o dentro de los límites alli establecidos. El Art. Comercio establece las facultades del representante. El Art. 842 C. Leer Art. el poder especifico para representar en un acto concreto. sera especifica cuando solo se ejerce en un negocio determinado. Leer Art. El poder otorgado al repesentante debera limitarse a lo concerniente a los negocios del representado. 843 C.La Representación será general cuando una persona representa a otra en todos sus negocios. Deberá indemnizar perjuicios que ocasione al poderdante o representado si el tercero actua de mala fé no tendrá ningún derecho. Cuando se contrate a nombre de otro sin poder o excediendo el limite. Comercio establece la extralimitación en razón con el poder. . Comercio. 841 C. el representante será responsable de los perjuicios ante el tercero de buena fé y se hara responsable de las prestaciones. Comercio establece el mandato o representación aparente no consta en escritura pública se deduce de hechos tácitos. 840 C. Los negocios que realiza el apoderado o representante a nombre del poderdante o representado producen plenos efectos jurídicos y le generan derechos y obligaciones como si el acto lo hubiera realizado él mismo. 844 C. La modificación y renovación del poder deberan ser puestos en conocimiento de terceros por medios idoneos. para realizar un negocio por fuera del marco de sus facultades el representante necesitará un poder especifico. El poder general habilita para representar en todo. El Art. Comercio.

es la disconformidad entre la inteligencia y la verdad. “Uno de los principales aspectos de la voluntad. en . Este surge de la manifestación o declaración de voluntad. debe. que de presentarse sancionan el acto con nulidad relativa. 1502. que es la que tienen los particulares para celebrar los contratos que les plazca y determinar su contenido efectos y duración. 1508 C. sincero y como lo regula el Art. pero esta enfermo porque esta viciado. Es lo que se cree que es sabiendo que no es cierto. Por consiguiente las normas legales solo se aplican en el silencio de estas. originarse de una falsa creencia. Consentimiento: Art. Art.VALIDEZ DEL ACTO 1. debe ser serio. para ser error. En la mayoría de los casos el error proviene de la ignorancia. Son los vicios del consentimiento: Error . que pueden sujetarse a ellas y sustituirlas por otras reglas de su elección. Dentro del derecho. 1502 C. Civil. La Ignorancia es y debe ser equiparada al error especialmente cuando se trata de proteger la autonomía de la voluntad privada. con el único limite de respetar el orden publico y las buenas costumbres. 1503 y 1504 C. en materia contractual la ley reglamenta las relaciones jurídicas. 1508 C. Capacidad: Art. el consentimiento no se define como el acuerdo de dos o mas voluntades sobre un mismo objeto jurídico.: es una representación falsa o inexacta de la realidad. Civil estar exento de vicios: Tales como El error. es la libertad contractual. la fuerza y el dolo. LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD SON EL ERROR LA FUERZA Y EL DOLO . Integrase por dos actos sucesivos y siempre copulativos: la oferta y la aceptación” . como lo habrían hecho las mismas partes. En general. Dicen algunos doctrinantes que el consentimiento existe en presencia de los vicios. Civil. Civil 2.

textura. e ignora quien no sabe que es un diamante . como cuando una persona recibe un dinero y cree que se le está donado mientras que el otro lo considera un mutuo (eso es dirimente). es una discordancia severa entre la realidad y la idea que se tiene de ella. 1511 Código Civil. Art. pero tiene una dimensión diferente. 1510 Código Civil. Error en cuanto a la naturaleza: se presenta cuando frente al contrato a acto a celebrar se da una apreciación equivocada. yerra quien cree que un vidrio es un diamante. 1741 Código Civil.el desconocimiento de la realidad. 1510 Código Civil. Error indiferente o incidencia: también es una discordancia entre la realidad y la idea que se tiene de ella. Art. También puede ser un error en cuanto a los motivos que me llevan a celebrar cierto acto o contrato como el que se dedica a comprar diferentes objetos porque cree que se va a ganar la lotería. colores. pero el asunto no es determinante como el comerciante que compra unos rollos de tela en consideración a su precio. pero no es muy grave no tiene suficiente peso para afectar el negocio jurídico por decir algo. obstáculo. ese es dirimente. de presentarse genera nulidad realidad de conformidad con el Art. quien compra una llama en consideración a tal y lo confunde con un caballo. es el motivo determinante por el cual compra el apto. 1101. Enferma o vicia el consentimiento cuando hay una apreciación equivocada de ciertas calidades esenciales de la cosa y que son el motivo básico para contratar y además sostiene la norma que sea conocido por la otra parte. quiere estar a ras del piso y le venden el Apto. También puede ser un error en cuanto a la sustancia. como quien compra un vehiculo a Rosa pensando que era Maria. esencial o dirimente: se considera que un error es dirimente cuando es muy grave su participación o su importancia en la celebración del acto o negocio jurídico. si es indiferente frente a la persona no es el motivo determinante por el cual se celebró el acto. El error puede ser: Error obstáculo. como quién compra el Apto 101 porque teme a las alturas. Error en cuanto a la sustancia: lo plantea el Art. Frente a esto existen dos teorías: . de lo contrario será incidental o indiferente. obstativo. Hay un muy grave malentendido en la percepción frente al acto. obstativo. solo así será dirimente. Error incorporado o en cuanto a la cosa: es un error en el que se tiene una falsa apreciación a la cosa sobre la que recae el acto o contrato siempre y cuando sea motivo determinante.

2º Inciso. pues amplía el concepto del error sustancial indicando que no sólo hay error cuando recae sobre la sustancia de la cosa o de la que está hecha. Art. Acogiendo un criterio subjetivo. como quién se casa con la persona equivocada. 1512 Código Civil sostiene el artículo que hay error en la persona con quien se quiera contratar y ello vicia el consentimiento cuando la consideración de esa persona o de esas calidades es el motivo principal del contrato o del acto. También puede haber error en cuanto a la persona en cuanto a su identidad civil o sea. la antigüedad o la importancia que el momento dado pueda una de las partes atribuirle a la cosa y que sin esa cualidad no se hubiera contratado. 1509 Código Civil y establece la norma con la claridad que él no vicia el consentimiento. DIFERENCIA ENTRE ERROR DE HECHO Y ERROR DE DERECHO El error de derecho es considerado por el Art. como cuando la Universidad Luís Amigó contrata a Carlos Vives para un concierto en razón con su capacidad artística. Aquí es muy importante la consideración de los actos o contratos “intuito persona”. Motivo determinante Consideración a la persona como tal. El error se vuelve dirimente solo cuando la calidad de las personas se vuelve el motivo determinante en el contrato. pues de serlo así estaríamos en una permanente inseguridad jurídica.1. como cuando alguien desea contratar con Marllantas y termina negociando con Solollantas. a sus cualidades. 2. o quien adopta el bebé que no es. y además se requiere que la otra parte conozca de ese motivo. frente a la persona se puede tener error en cuanto su identidad física. Teoría subjetiva: es la más acogida por la doctrina y jurisprudencia moderna. mientras que en el error de hecho. Teoría objetiva: ésta teoría nace en el derecho romano y considera que hay error en la sustancia cuando lo que se cree de la cosa es diferente a lo que en realidad es. Ejemplo: el que compra un objeto de bronce creyendo que es de oro. 1511 Código Civil 2º Inciso. también puede ser sobre sus cualidades como quien contrata con alguien en consideración a su talento. como quien contrata con Martín la compra de un vehículo y en realidad el vendedor se llama Ramón. 1511 Código Civil. en este error se tiene un desconocimiento de las normas y de sus efectos jurídicos. Error en cuanto a la persona: Art. Art. sino que también puede presentarse el error cuando se presenta sobre las cualidades o calidades especiales de la cosa misma como por ejemplo la originalidad. lo que se tiene no es una ignorancia sino una .

Este es un concepto doctrinario. 2483 Código Civil. pues desconoce que ya existen normas que lo igualan en dinero. El error de derecho según la doctrina y la jurisprudencia moderna si puede viciar el consentimiento en algunos casos y conllevar a una nulidad relativa cuando tiene la capacidad de incidir profundamente en la celebración del acto o contrato como quien desconoce que los hijos matrimoniales y extramatrimoniales tienen los mismos derechos hereditarios y considerando que su derecho es de menor valor. el poder de esa fuerza o amenaza genera en uno de los contratantes un temor tan grave que lo lleva a contratar para evitarse un mal mayor aquí el problema no es de intelecto o conocimiento sino de libertad o integridad física o moral. Art. El error común tiene aplicación en Colombia. sexo o condición. Art. La norma no lo especifica pero la fuerza podrá ser física o moral. es un error de hecho. además el Art. 845 C. según los romanos la llamada fuerza física generaba una VIS absoluta que era una ausencia de consentimiento generando con ello una inexistencia o nulidad relativa. Art. Civil y dice que no vicia el consentimiento sino solo cuando es capaz de producir una impresión muy fuerte en una persona de sano juicio y de acuerdo a su edad. El común de las personas.apreciación equivocada de la realidad con la idea de la mente. 1513-1514 C. Cuando nos hable de rescisión quiere decir que es nulidad relativa. entonces incurre en un error de derecho. 1509 Código Civil. Comercio “Mandato Aparente”. lo vende por una cantidad mínima de dinero. 2483 C.Civil “Efectos de la transacción”. 2315 Código Civil “Repetición por error en el pago” excepción al Art. La fuerza moral llamada por . otra excepción al 1509. Pues el error es de todos como sería el caso de los matrimonios celebrados y de todos los demás actos durante mucho tiempo por quien no siendo sacerdote se hizo pasar como tal. Ejemplo: si se contrata con alguien que es menor de edad creyendo que es mayor de edad. FUERZA (Violencia) Es otro vicio del consentimiento que se consagra a partir del Art. la totalidad o casi totalidad de las mismas y que como considera la doctrina y la jurisprudencia termina por validar el consentimiento. Este tipo de error contrariamente a viciar el consentimiento lo valida plenamente. pero si sabe que es menor de edad y omite algunas leyes y formalidades que protegen al menor. se conoce este error en el que cae no solo una sino la generalidad.

P. cuando ese temor es tan exagerado y causa una impresión tal.C. consorte. La amenaza. pues. aunque la norma diga que no el hecho es saberle argumentar al juez. viene desde los romanos y es una apreciación en abstracto que supone que es vicio del consentimiento cuando alcanzaría la capacidad de impresión.N. Civil en el 2° Inciso “Temor reverencial” El temor reverencial es aquello que es respeto exagerado. cualquier acto que atente contra la integridad física de la persona y moral el desprestigio. el temor es tal excesivo que se puede volver en fuerza moral. el chantaje. “si la presión es tan fuerte puede llegar a viciar el consentimiento”. 1513 C. Civil “Empleo de la fuerza” La violación o fuerza generalizada: la doctrina la ha referido en diferentes oportunidades y la jurisprudencia igualmente y bajo ella se considera que es posible que se presenten situaciones de violencia generalizada para grupos poblacionales muy grandes o regiones muy extensas y bajo las cuales se amparaba en la C. es el criterio objetivo. se llama conmoción interior y en la Ley 201 de 1959. sin embargo. Ambos criterios se consagran en el Art. . El Art. podríamos decir que si vicia el consentimiento. CONDICIONES DE LA FUERZA Para que la fuerza vicie el consentimiento debe reunir condiciones como: Ser grave: aquí se tienen básicamente dos criterios: el primero. la presión. más seguido en Colombia que indica que esa impresión es grave cuando afecta fuertemente al contratante. según la cual el consentimiento puede estar viciado cuando se aprovechan las circunstancias de anormalidad en que se haya una región o grupo poblacional en general y que se traduzca en unas condiciones desfavorables para el contratante. 1514 C.los romanos VIS compulsiva o amenaza injusta producía un consentimiento viciado. aún en los hombres más valientes y un criterio subjetivo. ascendientes o descendientes o incluso sobre sus propiedades. de 1991. 1513 y ese Juez es considerado a resolver la situación de acuerdo a la amenaza. son ejemplos de amenaza física. Art. de 1886 en el antiguo estado de sitio en la C. este no vicia el consentimiento.

1741 C.Sanciones a la fuerza: según muchos doctrinantes la fuerza física implica una ausencia de consentimiento del contratante y bajo esa perspectiva es una inexistencia. El Art. debe ser contrario al orden social. · Que tenga un carácter determinante en el negocio en el que el Dolo fue la causa del negocio. · Debe provenir de la contraparte. ese fue el motivo determinante. obstantivo. todo ello utilizado en contra de una persona para con ello o para así obtener. el Art. REQUISITOS DEL DOLO · Que el Dolo haya sido empleado por una de las partes. 1750 C. esa es la intención. quien vende una pintura diciendo que es de Botero y el otro lo compra creyendo que es verdad. Otro vicio del consentimiento es el Dolo (se asimila a la mala fe) que según el Art. 1516 que el Dolo no se presume sino que debe ser probado y que solo se presume la mala fe o Dolo en los casos en que la Ley así lo indica y que luego citaremos. inmoral y contrario a las buenas costumbres (se excluye “Dolos Bonus”). El consentimiento genera como vicio la nulidad. es decir. · Debe ser probado. cuando es el motivo determinante. el término para ejercer la nulidad es de 4 años Art. maniobras fraudulentas. 63 C. Civil. el Dolo vicia el consentimiento cuando es obra de las partes. no obstante. obstáculo. Civil es la intención positiva de inferir injuria a una persona o propiedad desde los romanos se entendía como astucia. como quien hace creer a otro que le vende un caballo de determinada raza y el otro lo compra por ese motivo. Si se trata de violencia generalizada se contará desde el día que ella termine en la respectiva zona. es decir. . · Que sea reprensible. Civil y el plazo comienza a correr desde el momento en que cesó o acabó la fuerza o la menaza. siempre que ese Dolo sea dirimente. Establece el Art. Civil. sabiendo que con eso se engañaba al otro. otros consideran que genera una nulidad absoluta. mentira. 1515 C. maquinación exagerada. dice que los demás vicios del consentimiento generan nulidad relativa.

. CASOS EN LOS QUE SE PRESUME LA EXISTENCIA DEL DOLO · Art. en esas ligeras exageraciones y ponderaciones propias de la actividad comercial de las costumbres y del tráfico jurídico. que sirve para la carga. Cuando uno omite algo. que sirve para la silla y además come poco. Civil. o quien vende un caballo y dice que es muy manso. la buena fe. 1538 C. Civil Inciso Final “Buena Fe” · Se presume el Dolo del heredero o legatario por ocultar el testamento. alcanza la categoría de dirimente. que la zona es muy tranquila. Art. Dollus Malus (Dolo Malo): este es el dolo reprehensible. y algo de lo que se guardó decir sería el motivo determinante en el contrato. etc. Dolus Bonus (Dolo bueno): según la doctrina y la jurisprudencia existe un dolo fundamentado en aquellas pequeñas mentirillas. 5 “Causales de indignidad sucesoral” · Se presume el Dolo de la albacea por llevar a cabo una disposición testamenta contraria a la ley Art. éste se sancione porque contra viene la moral. 1025 C. Civil Num.. aquí lo que se sanciona es la mala intención de ese silencio. de la otra haberlos conocido o no hubiera contratado o lo habría hecho en condiciones diferentes. que a su precio son los mejores ubicados de la ciudad. las buenas costumbres y si se convierte en el motivo determinante por el cual yo negocié y si de haberlo conocido no hubiera negociado entonces. pues. pero omite comentarios.“El Dolo hay que probarlo” Dolo reticente: según la doctrina y la jurisprudencia existe un Dolo reticente que consiste en guardar silencio sobre aspectos que una de las partes debía informar a la otra y que se consideran muy importantes. puede alcanzar la categoría de dirimente como sería el caso en el contrato de seguro donde una parte asegura una casa y no dice que en ella se guardan pipetas de gas o quien asegura a otra persona y no menciona que la asegurada padece una enfermedad patológica gravo o quien alquila una casa y sabe que tiene serios problemas de alcantarillado. este Dolo no alcanza la categoría de dirimente y en casos extremos solo podría generar una indemnización de perjuicios. 768 C. está en silencio de verdad. como el urbanizador que para vender sus recién construidos apartamentos dice que allí están comprando personas de una gran condición personal.

Civil: la herencia sobreviene solo por la causa de muerte. 3º: segundo tratamiento de obligaciones posibles o imposibles. Civil. 1520 C. Art. Civil. Los bienes embargados se pueden vender solo si el juez lo acepta. Civil. 1522 C. 1741 C. Lo que se sanea es el acto y las obligaciones que se generaron entre las partes. La ley prohíbe condonar o perdonar el dolo futuro. Aquí el legislador le da varios tratamientos: la cosa misma. Civil. 1518 el contrato de herencia futura genera nulidad en el contrato y existe objeto ilícito. 964 C. 1517 C. Art. 15 C. 15 y también puede ser ratificado o saneado de conformidad o la prescripción de acuerdo a las reglas de la nulidad relativa. Art. 1742 C. · También el Art. Aquí es la cosa misma.· Se presume también Dolo en el apostador en el Art. SANCIONES AL DOLO La sanción es la nulidad relativa o rescisión del contrato y el tiempo para interponerla es de 4 años. Art. Civil “La nulidad absoluta se puede sanear por prescripción extraordinaria”. 1521 C. Objeto: sentido de la prestación. Art. Civil. la cosa misma que puede ser determinada o que llegara a existir Inc. 1519 C. Civil. y quien lo compre acepte comprarlo aún teniendo el gravamen.878 C. la obligación prestación (varios sentidos). Civil. Art. 1518 C. Art. el efecto es intuitivo persona. 1852 C. Art. Civil. El dolo pasado puede ser condonado o negociado de conformidad con el Art. El objeto: Art.Civil por razones de moral y de buenas costumbres. Es nulo aunque intervenga el consentimiento de la persona. Civil “Objeto ilícito” (Prohibición específica) Art. Art. 1517 otro tratamiento Art. Contradicción con el Art.Civil 3º Inciso. 2284 C. .

. 1523 C. 1º C. Art.. Pero la causa no es necesario expresarla.Civil. tendencia y porte de armas solo compete al Estado Constitución Nacional. ¿Para qué existe la causa. los móviles determinantes (El porqué del acto) En realidad los móviles o motivos determinantes son válidos.. la moral y las buenas costumbres. Inc.Civil “Capitulaciones del menor adulto” Leer los artículos que hablen del contrato nulo. 2º. La causa: causa ilícita es igual a nulidad absoluta. sino es necesario expresarla? Anticausalistas. El uso. Art. La causa ilícita dará una ilicitud del acto. no se pueden transferir según el Art. Art. Inc.Civil. Anticausalista. una vez contraído el matrimonio surge la sociedad conyugal de lo contrario es nulo.. La causa de uno se convierte en la causa del otro no puede haber obligación sin una causa real y lícita. El 1772: no se puede pactar una sociedad conyugal sin casarse. 1720 C.Civil “Causa real y lícita de las obligaciones” se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato.Civil “Esto es nulo” y así sucesivamente todo lo que prohíba la ley es nulo. No hay necesidad de que la causa exista.Civil. es concebido el permiso a particulares por determinadas características legales por medio del salvoconducto. 1521 C. lícitos. genera mucha discusión esto de la causa.. es decir. 1777 C. No puede haber negocio sin causa. 1524. todo lo que atente contra la ley.Art. 1636 C. 1524 C.Civil “Objeto ilícito en contratos prohibidos” Art. Art.

1946 en los casos de la compraventa. Arts. a la aceptación de la herencia.Civil. 1405 no dice que hay lesión enorme pero ésta se entenderá. Art. 1401 aquí se procede la lesión enorme. El motivo determinante es ilícito. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS La lesión enorme se sanciona con la rescisión y rescisión se equipara a nulidad relativa. Basta que la causa sea lícita y el acto es lícito.Según el profe Manuel Salvador dice que la causa es un problema de validez más no de existencia. partición. Hay quienes sostienen sostienen que nuestro código es causalista (Ospina Fernández). 1291 aquí lesión grave se equipara a lesión enorme. Se entiende por causa ilícita lo contrario a la ley. pero en el documento que se dejó y en los análisis que haremos se verá que es igualmente aplicable a la permuta. buenas costumbres y orden público. 2458 “Definición de la anticresis” . Aquí se da la sanción de la causa ilícita. 1525 C. anticresis. LESIÓN ENORME La lesión enorme es otro de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de analizar la validez del acto o negocio jurídico. en la cláusula penal. Nuestro Código Civil lo remite a partir del Art. Civil “Improcedencia de la acción de repetición pro objeto o causa ilícita”. Art. Art. Art. Art. 1946 – 1958 C. intereses.

. 1948 C. Una vez se ha probado la lesión enorme y se ha presentado ante el juez y éste la ha decretado existen dos posibilidades: Art. El comprador sufre lesión enorme cuando ha dado más del doble del justo precio de lo que el bien vale. el que según los peritos o expertos en la materia se fije para el bien dependiendo del lugar. de la ubicación. Justo precio: el legislador lo sanciona por la desproporción jurídica. ¿Cómo se define la lesión enorme? La lesión enorme es el perjuicio que sufre una de las partes de un contrato ante la falta de equivalencia entre la ventaja que obtiene y el sacrificio que consiente. 2466 se aplica la lesión enorme en tratándose de intereses. de sus características. Art. y el justo precio resulta del valor común. Art.Civil. 2231 exceso del interés reducción judicial.Art. Es el justo precio al momento de la celebración del contrato. corriente. TALLER DE LESIÓN ENORME 1. de la costumbre comercial. El justo precio es aquel que se considera como equivalente teniendo en cuenta el concepto de los contratos conmutativos. El vendedor sufre lesión enorme cuando vende por menos de la mitad del valor del bien. 1601 “Cláusula penal enorme” aquello que pase el duplo de la obligación principal.

1946. 1405 · Aceptación de la herencia Art. tanto para el vendedor como para el comprador. 2455 . si el precio base excede o reduce el valor por más o menos de la mitad. que tanto las obligaciones como las prestaciones sean proporcionales al monto establecido. ésta no tiene en cuenta el consentimiento y sus posibles vicios. 3. 1958 · Partición de bienes Art. 4. Justo precio es aquel que se considera como equivalente y se equipara la concepto de contratos conmutativos. 1947 C. Art. es decir. solo se tiene en cuenta la desproporción aritmética de las prestaciones en el límite exigido por el legislador. y qué se entiende por justo precio? El precio base es el vigente en la época del contrato. 1291 · Hipoteca Art. sería lesión enorme. vía doctrinaria o vía jurisprudencial la lesión enorme? Explique brevemente cada una de ellas. el valor comercial de la cosa que ha de ser avaluada por peritos o expertos en la materia y no el que atribuyen las partes. de tal forma que sea proporcionales al justo precio. ¿Cuál es el precio que se tiene como base para deducir si hubo lesión enorme o no. la mitad de su precio. 2. y no existiría lesión enorme cuando llega al límite establecido por el legislador. es decir. cuál se sigue en Colombia? Explíquela. el comprador sufre lesión enorme cuando ha pagado más del doble del justo precio de lo que el bien vale. justifica la equivalencia. Con relación a las teorías objetiva y subjetiva.. En Colombia se sigue la teoría objetiva de la lesión.Civil · Permuta de bienes inmuebles Art. Por vía legal: · Compraventa de bienes inmuebles.El vendedor sufre lesión enorme cuando vende por menos de la mitad del valor del bien. ¿A cuáles figuras jurídicas les es aplicable por vía legal.

1264 5. 1967 y 1968 · Mandato comercial C. 1946-1947 hay lesión enorme cuando el vendedor. 1601 · Censo Art. 2466 · Cláusula penal Art. 1949 no habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles. el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio y el comprador a su vez cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. 6. ya que esta radica en la injusticia cometida en el desequilibrio prestacional. es por esto que hay que tenerse en .Co Art. ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la justicia. Según el Art. Que la lesión sea enorme Art. 105 Ley 53/1887 · Arrendamiento Art. acudiendo a la acción rescisoria para sanear esta lesión. 9 Ley 56/1895 · Cesión de derechos herenciales Art.Por vía jurisprudencial: · Donación en pago · Promesa de contrato de bienes raíces Por vía doctrinaria: · Aportación de bienes inmuebles a una sociedad. Que se trate de compraventa de bienes raíces Art. 2231 · Estipulación de intereses en la anticresis Art. 1949: la lesión enorme será para bienes inmuebles. Legales: · Estipulación de intereses en el muto Art. esta no radica para bienes inmuebles. Por esto el legislador constituye el justo precio para el que se considere lesionado.

Que la acción no haya preescrito. si o no? Explique su respuesta. esto es permitido por la ley y no habrá lesión enorme.cuenta el valor comercial del inmueble. ¿Es aplicable la lesión enorme a compra de bienes muebles. basta alegar la nulidad del remate. La acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años. remata un inmueble por debajo de la postura mínima del valor comercial. Tan solo podrá exigir el vendedor lesionado que el comprador le cubra una décima parte del valor del bien. ya que apenas es un indicio. Que el contrato sea conmutativo no aleatorio. que sean conmutativos porque las prestaciones u obligaciones suponen una contraprestación de una de las partes y son proporcionales a lo contratado. Que la cosa no se haya perdido o enajenado Art. ya que esta depende de un hecho indeterminado. mientras en los no aleatorios que dependen del alias. . no se recurrirá a la teoría de lesión enorme. contados desde la fecha del contrato. Que la venta no se haga por Ministerio de Justicia. la acción por lesión enorme no puede afectar al tercero adquirente del inmueble porque no es posible demandar la rescisión cuando el comprador haya enajenado la cosa de buena fe. ¿Cuáles son los requisitos según la corte suprema de justicia para que prospere la lesión enorme? Explique brevemente cada uno de ellos. Cuando es pérdida no se puede avaluar por el perito porque no existe. pero el justo precio lo da el perito o avaluador. 6. PREGUNTAS 5. Que no exista convención posterior al contrato de compraventa por medio de la cual se renuncie a la acción 1950.

La acción puede cederse y es enajenable y transmisible. 8. Es general para restituir a los herederos la masa herencial. no se puede dividir únicamente al que interpone esta acción. Prevalece lo querido por el legislador. ¿Cuáles son las características de la acción rescisoria? Explique brevemente cada una de ellas. Es indivisible. explique si es o no posible renunciar a la acción rescisoria por lesión enorme. 1950. 10. 1954. teniendo en cuenta que prima lo general sobre lo particular. Sólo puede alegarse por la parte lesionada o sus herederos. No se puede renunciar a la acción rescisoria según el Art. 9. 4 años. Es de orden público.7. Una vez probada la lesión enorme ¿Qué opciones existen para el comprador y cuales para el vendedor? Comprador Rescindir el contrato Ajustar el precio con deducción de una décima parte Vendedor Aceptar la rescisión . Es una acción personal. ¿Cuál es el término de prescripción de la acción rescisoria y desde cuando se cuenta Art.

000. 2.Restituye el exceso TALLER No. Siendo el justo precio 50 millones Rafael compra por 103 millones la casa de Ramón pero este último no quiere la rescisión.000 – 10% = 5.000.000 $50.000.000.000 Este es el precio que Mario debe restituirle a Rafael.000 – 45.000.000.000 – 10% = 10. Rafael vende por 45 millones la casa lote y Mario comprador no quiere que se rescinda el contrato.000.000. 2 1.000 = 45.000 3. Siendo el justo precio 100 millones.000.000 = 90. Para evitar la rescisión y hacer subsistir el contrato.000 $45.000. la operación matemática sería: $100.000. como arreglarla el caso según Bonivento F.000. Para evitar la rescisión Ramón deberá restituirle a Rafael $58. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no prospera la acción rescisoria por lesión enorme? Por enajenación o pérdida del inmueble Por renuncia posterior a la celebración del contrato Por prescripción .000 = 58. como solucionar la situación de conformidad con lo expuesto por Bonivento Fernández.000 – 103.000.000 = 45.000 $ 90.

sencillamente lo que está refiriendo . de igual forma una cláusula penal y determine la lesión enorme. negocio o una cláusula en particular no produce ningún efecto o que se tiene por no escrita está aplicando de antemano una sanción llamada ineficacia y que es diferente a la inexistencia como tal. ¿Cuáles son los efectos de declaración de la acción rescisoria por lesión enorme? Ocurre el fenómeno de la retroactividad. Isabel le compra una casa a Tomas por $200 millones y a su vez ambos plantean una cláusula penal por $400 millones. Isabel puede pedirle al juez que le rebaje la cláusula hasta el duplo de la obligación principal.4. 1746) puesto que se trata de los efectos de la nulidad relativa. 5. Si se puede dar la lesión enorme en los derechos herenciales. si no hubiese existido el contrato (Art. 6. Plantee un negocio con cifras libres. que significa que las cosas vuelvan al estado en que se hallarían. LA INEFICACIA Cuando el legislador indica o prescribe que el acto. toda vez que se presenta la lesión enorme porque la cláusula se excede del duplo de la obligación principal. OTRAS SANCIONES AL ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DESDE EL CÓDIGO DE COMERCIO 1. Explique qué posibilidades existen de declarar la lesión enorme en la venta de derechos herenciales. pero de bienes inmuebles.

Establece el C. 898 es con relación a la inexistencia y no solo plantea el acto inexistente como tal sino que consagra la forma de sanearlo. 3. Co en el Art. 1501. Art. 824 C. . situación que no tiene en cuenta el C. 2. Estos eventos son los que consagra la normatividad civil como causales de nulidad absoluta e indica gran parte de la doctrina que pueden operar de pleno derecho aunque habiendo conflicto es necesario la declaración judicial. Civil en el Art.Co. entonces las partes de una vez caen en cuenta que de ahí no podrán surgir consecuencias jurídicas sin necesidad de acudir a la jurisdicción. entonces ahí si será necesario acudir a la jurisdicción para que el juez verifique y constante la ineficacia de las consecuencias jurídicas de eso que se pactó pero que se entendía por no escrito.Co en el Art. Art. 899 que el negocio será nulo absolutamente cuando: · Cuando contrataría una norma imperativa · Cuando tenga causa y objeto ilícitos · Cuando se halla celebrado por persona absolutamente incapaz. · Que pactada la cláusula o celebrado el acto de todas formas las partes decidieron atribuirle consecuencias jurídicas e incluso ante el eventual cumplimiento de tales cláusulas o actos lo que es posible que genere conflictos.Co que será ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial frente a lo cual debemos analizar dos situaciones: · Que pactada la cláusula o el acto las partes decidan de una vez que con base en la norma que dice que ellas no producirán ningún efecto o que se entenderán por no escritas. 122 – 190 – 186 – 629 C. Art 897 C.es que de ella no se deriva ninguna consecuencia jurídica y aclara la norma. Otra sanción que establece el C.Co. Leer Art. Co. 104 C.

Cuando la nulidad provenga de una incapacidad legal se contará el bienio en que esta haya cesado. figuras éstas que resultan novedosas por lo menos en su terminología respectiva a la legislación civil. Al hablar de inoponibilidad se deben tener en cuenta unos requisitos y son los de publicidad que la ley exige. Art. · Oponible: el que se puede oponer a terceros porque cumplió los requisitos de publicidad. fuerza o dolo. 5. Leer Art. . la inoponibilidad por oposición o la oponibilidad.112 – 158 – 190 –300 – 843 – 922 C. Civil y agrega la norma solo podrá ejercitarse esta acción por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos y prescribirá en el término de dos años. todo conforme al C.Comercio.Co que el acto será anulable cuando es celebrado por persona relativamente incapaz y también será anulable el que haya sido consentido por error.Co. 901 C.4. 29 Num 4º . · Oponible: no se puede oponer porque no cumplió los requisitos de publicidad. Anulable: se equipara ante las sanciones de nulidad relativa. EL VALOR DEL SILENCIO EN EL DERECHO. Toda esta referencia a la anulabilidad del acto la doctrina la equipara al tratamiento de la nulidad relativa en materia civil. · Inoponible: no se puede oponer porque no cumplió los requisitos de publicidad. contados desde la celebración del acto o negocio jurídico. 900 C. Establece el Art.

indica la ley que este silencio al cabo de unos días ha de entenderse como una aceptación. Indica la ley en materia de arrendamiento que una vez llegado el término de vencimiento del contrato si las partes no dicen nada frente al mismo éste se entenderá prorrogado por el término inicialmente pactado. pues si se guarda silencio se entenderá que el contrato se prorroga (contratos a término fijo) c. Cuando la ley o por virtud de la ley refiere que ante el silencio de las partes se presume una aceptación o un rechazo de un hecho o hace presumir una respuesta. según ellos el que guarda silencio debe entenderse como que aceptó. . 2. Se basa en el viejo aforismo de que “quien calla otorga”.Co. CASOS EN LOS CUALES EL SILENCIO ASUME UN SIGNIFICADO El silencio acompañado de ciertas circunstancias puede significar una aceptación y se da en los siguientes eventos: 1. En el contrato de trabajo y cuando la ley lo exige así deberá indicársele al trabajador que dicho contrato no se prorrogará.Mucho se ha discutido respecto del valor del silencio de una o varias partes en la relación contractual que puede asumir el silencio y frente a ello surgen varias teorías: 1. 1288 C. Ejemplo: a. Algunos dicen que el hecho de recibir una oferta genera la obligación en el posible aceptante de dar una respuesta. Art. pues incluso la aceptación de la oferta sometida a nuevas condiciones se entenderá como una nueva oferta. El caso del comisionista que guarda silencio frente a la oferta de encargo. esta teoría se considera muy exagerada y con pocos seguidores en Colombia. Otra teoría indica que el silencio debe entenderse como un distanciamiento de la aceptación pues con base en todo lo estudiado sobre la oferta se indicó que la aceptación debe ser tácita o expresa de tal forma que en derecho quien calla no dice nada y esto ha de entenderse como la regla general. b.

transacción. por el evento de condición resolutoria. Ejemplo: El contrato de suministro quien diariamente surte de “X” productos un almacén y el contrato inicial se pactó pro “X” tiempo no obstante el suministro ha continuado. 2. Las obligaciones se extinguen según el Art. confusión. la más común de las veces es que los contratos terminen con el cumplimiento de las obligaciones que inicialmente fueron pactadas. Existen otros eventos u otras situaciones en los que por la naturaleza de la relación contractual el silencio de las partes hace presumir que el vínculo jurídico se mantendrá o se prorrogará. también existen otras formas determinación de vínculos jurídicos o de los contratos. por la prescripción. pero en estos eventos es necesario que existan cláusulas con base en las cuales podamos atribuirle sentido o significado a ese silencio. A modo de repaso. Ejemplo: Cuando la cláusula indica que el silencio de las partes indicara que el contrato se ha prorrogado o también puede indicar que el silencio constituye una no renovación del contrato. novación. remisión o condonación. la nulidad relativa y absoluta y la rescisión son causas de destrucción de los contratos y una vez declarada una y otra se entenderá que el acto volverá al estado anterior como si las cosas no hubieran existido y se aniquilan las obligaciones que en un futuro tenían que cumplirse y retroactivamente implica la destrucción de los vínculos jurídicos creados y la deducción de las prestaciones dadas. 1625 C. ALGUNAS FORMAS DE TERMINACIÓN O ANIQUILAMIENTO DEL CONTRATO. por la pérdida de la cosa que se debe.Civil por convención. solución o pago efectivo.d. compensación. . lo normal o como dice la Corte Suprema de Justicia. El silencio puede asumir el significado que las partes indiquen para ello. 3. ello indicará que se mantiene o se renueva por el tiempo inicialmente pactado. En los eventos que indica el Código Contencioso Administrativo y en los llamados actos presuntos positivos y/o negativos ha de entenderse que ante un recurso o una solicitud presentada frente a Estado si éste guarda silencio se entenderá como aceptada o rechazada la solicitud o el recurso. Lo usual. por la declaración de nulidad o por la rescisión.

arrendamiento.. RESOLUCIÓN DE CONTRATO Art. y técnicamente se dice que cuando se disuelven terminan. Civil Esta norma nos dice que la condición resolutoria es solo para contratos bilaterales. Otra forma de terminación de los contratos es por mutuo acuerdo. Verificado esto sería una forma anormal de terminar un contrato. porque lo ya cumplido no puede deshacerse. . expiran o cesan y sus efectos son mas a futuro que retroactivos. pues existe el principio en derecho de que las cosas se deshacen como se hacen. 1546 C. Este término se utiliza para los contratos de trato sucesivo o pagos periódicos que son aquellos cuyas obligaciones y prestaciones van surgiendo en el tiempo como el contrato de suministro. Art. no tiene que estar pactada. Los perjuicios que puede generar la revocación del mismo debe estudiarse en cada caso en concreto. opera por virtud de la ley. Otra forma de terminación es por revocación y en estos casos porque la ley lo autoriza así una de las partes puede dar por terminado el vínculo jurídico por medio de la revocación como en el caso del mandato que termina por la revocación del mandante o pro la renuncia del mandatario.. trabajo. Debe haber un incumplimiento por una de las partes y el cumplimiento por la otra parte.TERMINACIÓN DE CONTRATOS. Es una condición. Civil. 2189 C.

La resolución implica que se tienen unos efectos parecidos a los de la nulidad. 1613 C. se destruyen todos los vínculos jurídicos pasados. En tal caso a su arbitrio la parte cumplida podrá pedir: · O la resolución · O el cumplimiento del contrato Y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Los contratos terminan por mutuo consentimiento. La indemnización de perjuicios comprende: daño emergente y lucro cesante y ambos pueden cobrarse por: Art. aquí el aniquilamiento del vínculo jurídico no es por vicios sino por incumplimiento de una de las partes y después de aplicar la condición resolutoria. resiliación y mutuo disenso. 1613 C. si hubo las partes deben hacerse las restituciones mutuas. las cosas vuelven al estado anterior de la celebración del contrato y se anulan las obligaciones pendientes a futuro. Civil “Indemnización de perjuicios” . Perjuicios: la acción indemnizatoria de perjuicios es una acción de reparación de daño que pretende repararlos en aquella parte de la relación jurídica o contratante que ha resultado afectada.No se aplica a los contratos de trato sucesivo según la doctrina técnicamente no se aplica a éstos sino que se aplica a los de ejecución instantánea.Civil · El no cumplimiento de la obligación · Por haberse cumplido imperfectamente o por haberse retractado el cumplimiento. OPCIONES 1. Art.

Civil Para haber mora tiene que haber cumplimiento de una de las dos partes PACTO COMISORIO Art.Civil desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. 3.. 1614 C. Art. Lucro cesante: se llama así la ganancia o provecho que deja de reportarse por no haberse cumplido la obligación. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo. 1935 C.. 1608 C. es decir.Daño emergente: se entiende por este el perjuicio o la pérdida que proviene del incumplimiento de la obligación o por cumplirse imperfectamente o por haberse retardado en el cumplimiento.Civil El deudor no pagando el precio se resolverá el contrato (la compraventa) . 1609 C. desde el momento en que hizo lo que no debía hacer. El deudor está en mora: Art.1 es el Art.Civil Los perjuicios se deben de conformidad con el art. En los demás casos cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. 2. 1608 Num. 2007 C. por cumplirse imperfectamente o por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación.. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado. Civil 1. Una excepción al Art.Civil MUTUO DISENSO TÁCITO Art. 1615 C.

1936 “Opciones para el vendedor” Art. los efectos. . la extinción. si la parte deudora o compradora no paga se resuelve. 1933 – 1547 – 1548 C. todo lo relativo al mundo de la obligación como resultado al vínculo jurídico entre los acreedores y deudores. y la prueba de las obligaciones. los vínculos jurídicos que en ella se dan. la importancia de las mismas. es decir. Art. 1937 “Pacto comisorio calificado” Art.Civil OBLIGACIONES TEORÍA Se encarga de estudiar el origen de las obligaciones.Civil La norma debería establecer que debería constar por escrito el incumplimiento. las clases de obligaciones. 1546 C. mediante la declaración judicial (pacto comisorio simple) si es calificado el comprador podrá pagar las 24 horas subsiguientes a la notificación de la demanda y con ello el contrato conserva toda su vigencia. sin necesidad de tener que restituir la cosa si ya la tenía. 1938 “Prescripción del pacto comisorio” EFECTOS ENTRE LAS PARTES Sino se paga se resuelve.En el pacto comisorio se estipula expresamente en oposición al Art. pero sino paga el precio entonces se resuelve el vínculo jurídico y no se tendrá que pagar obligaciones futuras en caso de estar pendientes y habrá que restituir las cosas dadas. Arts. las prestaciones dadas. es decir.

amarrar. éstas se mezclan con los campos sociales dentro del Derecho. que es el que existe entre dos o más personas y que se considera como la parte abstracta. compleja y se diría que es la matemática del Derecho. entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. y el deudor o sujeto pasivo es la persona que se encuentra en el puesto de tener que cumplir o pagar la prestación. es como el lazo. no se presta para mutaciones aparte de que asume papeles diferentes dentro de la institucionalización de poderes. El acreedor o sujeto activo es la persona facultada para hacer efectivo el cobro o exigencia de la obligación. . gobiernos. la cadena que vincula al acreedor con el deudor y es abstracto porque no se persigue desde lo material. Existe también otro elemento llamado vínculo jurídico. siempre son las mismas. Tienen relación con las diferentes ramas del Derecho. Es la parte más abstracta.IMPORTANCIA DE LAS OBLIGACIONES Su importancia es extrema. Vínculo jurídico entre el acreedor con un deudor. más abstracta y constituye el dominio principal de la lógica jurídica. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN Una obligación tiene varios componentes. DEFINICIÓN DE OBLIGACIÓN Obligación viene del latín obligare significa ligar. atar. es la parte más práctica del Derecho. unos personales y otros materiales y son personales el acreedor y el deudor.

Art. es el objetivo. En las prestaciones o frente a ellas el deudor incumple a partir del momento que no da lo que tenía que dar. que no hace lo que tenía que hacer o que hace lo que no podía hacer.. es positiva porque supone un hacer. y la prestación es el sentido. Art. etc. 1615 C. ejecutar una obra.Se dice que existe una parte material y es el que está constituido por la prestación. Ejem: quien entrega un caballo. REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN Las prestaciones deben ser por lo menos: . El deudor se constituye en mora desde la fecha de incumplimiento y a partir de ahí se podrá pedir resolución del contrato.. No colocar un restaurante en X sector. y las prestaciones son cargas que tiene en contra el deudor a favor del acreedor. Ejem: no construir un muro sobre mi patio. Las obligaciones de no hacer son las que imponen para el deudor una prohibición de hacer o de ejecutar algo en contra del acreedor. Se dice que la prestación es de hacer cuando tiene por finalidad la ejecución de un hecho como reparar un vehículo. es el objeto de la obligación. cumplir la jornada laboral. transferir o entregar el dominio o propiedad de algo. las prestaciones pueden ser: Positivas: son cargas positivas las de dar y hacer (prestaciones) Ejem: entregar un caballo. 1546 C. Negativas: aquellas que imponen un no hacer. Las obligaciones son de dar cuando en ellas se tiene como la finalidad como de dar.Civil.Civil o cumplimiento del mismo con los respectivos perjuicios indemnizados en ambos casos. transmitir.

.. se pensaba en Roma por ejemplo que faltando el acreedor o el deudor el vínculo podía desparecer. · Lícita o jurídicamente posibles. no se concebía. etc. es jurídico porque no se pueden soltar arbitrariamente a no ser que el vínculo desaparezca por el cumplimiento de la obligación o por los motivos expuestos en el Art. por eso figuras como la cesión de créditos. CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN Se dice que la obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas y cuyo objeto es la prestación. la representación a terceros. TEORIA DE LAS OBLIGACIONES Teoría o concepción subjetiva: en los primero tiempos de Roma se dio una exagerada importancia a los elementos personales de la obligación. la estipulación para otro.· Determinadas o determinables. cesión de créditos o estipulación para otro. entonces aunque la persona no estuviera de todas formas el patrimonio seguí respondiendo por ella. Se deduce de lo anterior que es un vínculo porque amarra. por eso si se admitieron figuras como la representación. hacer o no hacer y ella es de contenido patrimonial. ata al acreedor y al deudor.Civil y 1625. TEORÍAS DE LOS VÍNCULOS JURÍDICOS En Roma se hablaba de la teoría de la sujeción de la persona deudor frente a la persona acreedor y trataba de asimilarse el vínculo jurídico casi con el poder de un vínculo material (1ª teoría). Teoría o concepción objetiva: expuesta o defendida por lo Germanos o Alemanes e indicaba que el vínculo jurídico no solo amarraba o ataba a las personas sino también a sus patrimonios. etc. 1602 C. pues en esta teoría se indica que la obligación siempre supone una prestación dar.

Uno denominado debito o deber moral “El Shulo” lo que se debe. en el de entregar no se transfiere el domino (obligación de hacer). indica que el deudor liga o ata su libertad en un punto concreto o determinado frente al acreedor con una prestación de dar. pues el deudor en el acto de libertad y soberanía dispone de la posibilidad de comprometerse en su campo patrimonial. posteriormente de gran trascendencia en el Derecho. según esta teoría en la obligación lo que nacía era una obligación entre el acreedor y el patrimonio del deudor. de ella se toma mucho para nuestra época. Esta teoría de origen Alemán distinguen dos momentos o actos. del primer momento se dice que el deber moral. pero con relación a su patrimonio. es una relación de dos patrimonios (deudor-acreedor). Desechada por ser vigente en los antiguos estados esclavistas. pero en cuanto a su capacidad de disposición. Nota: cuando se habla de una obligación de dar se transfiere el domino. suavizó. La tercera teoría indicaba que el deudor frente al acreedor comprometía su libertad o incluso su vida. Esta teoría sostiene y la más aceptada entre nosotros. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE OBLIGACIÓN . la Lex Poetelia Papiria alivió. el acreedor con el patrimonio del deudor y dentro de esta categoría o análisis se indica que es el patrimonio el que se compromete frente al acreedor. y otro denominado responsabilidad “Haftung”. hacer o no hacer. es la sujeción o amarre o atadura entre el deudor y el acreedor y consideraba las personas como el objeto de la obligación no como sujeto en ella. Teoría que vincula al acreedor frente a la libertad del deudor. aligeró los rigores de la vieja concepción e indicó que el deudor respondía era con su patrimonio y no con su objeto como persona (viceversa persona como objeto). Y viene el segundo momento el Haftung y dice que existe una relación. la que en la medida de sus compromisos se puede ir limitando. conceptos que han llegado hasta nuestros tiempos.Otra teoría del vínculo entre el acreedor y el patrimonio del deudor. para lo que indudablemente requiere libertad. por eso el acreedor podía disponer de la libertad y de la vida del deudor.

la obligación era casi una cosificación (en cuanto a la persona). 1494 C. sino cumplía durante 3 días se exhibía en el mercado público y a la espera que apareciera un fiador que respaldara o pagara la obligación.En los primeros tiempos del Imperio Romano no se conoció el concepto de obligación especialmente en el campo civil y comercial. normatividad jurídica que una vez que el deudor incumplía se dictaba sentencia en contra de él y disponía de 30 días para pagar la obligación. incluso se dieron casos en que varios acreedores solicitaban el descuartizamiento del deudor y se pagaban con partes del cuerpo en proporción a la deuda. lo que supuso un gran avance en la evolución del vínculo material a un vínculo con sentido patrimonial (posteriormente apareció la revolución de los plebeyos y con ellos surge la idea de que las obligaciones eran verdaderos vínculos del deber que se debía cumplir sino que se tenía que cumplir. entonces las obligaciones surgían como producto del delito o del casidelito con la idea de reparar los daños o indemnizar perjuicios con o sin intención. lo que tampoco dio resultado pues. “No todo contrato es convención. 1602 C. Estos rigores fueron suavizados por la Lex Poetelia Papiria. las obligaciones asumieron el carácter de moral. vencido éste término. acontecimientos o hechos. Posteriormente surgen ideas que la obligación es un vínculo que sobrepasa el concepto de abstracto y se vuelve un verdadero vínculo material en el sentido de que el deudor se tomaba como el objeto mismo de la obligación.Civil nacen del acuerdo de voluntades. la que indicaba que el deudor tenía un patrimonio y que podía con él o con su trabajo. Surge entonces la idea de que el vínculo o amarre o lazo ente el deudor y el acreedor tiene un carácter no moral. sino jurídico y que supone un obligatorio cumplimento de las prestaciones que no puede ser sino roto por la intención de las partes o por las causas que la ley indique (Art. pero toda convención es un contrato” Las obligaciones nacen: · Contrato · Convención · Cuasicontrato . de los cuales surgen vínculos jurídicos según la ley Art.Civil) FUENTES DE LAS OBLIGACIONES Se entiende por fuentes de las obligaciones los actos. es decir. Se aplicaban todos los conceptos de la Manus Inecto. En Roma todo se pagaba de contado. entonces el acreedor podía solicitar que se vendiera como esclavo fuera de Roma o podía solicitarlo en esclavitud para él. pues la obligación se percibía como deuda o carga del sujeto pasivo frente al acreedor.

2. supone el dolo y ese es el que consagra el Art. modificar o extinguir obligaciones. está es la única lista de las fuentes de las obligaciones. instituciones éstas que el código civil llama cuasicontratos. Según las obligaciones entonces surgen: 1. pero no toda convención es contrato.Civil. la gestión de la comunidad. negligencia o falta del deber de cuidado (derecho penal). 5. . Cuasidelito o culpa: en el que no se tuvo la intención de causar daño a otro. 2302 C. La convención es el género y el contrato es la especie. es decir. descuido. Esta lista no es taxativa. Delito es el resultado de la actuación de una persona en contra de otra o de sus bienes. Convenciones es el acuerdo de voluntades de dos o más personas con la intención de crear. es enunciativa. Cuasidelito. 1493 diferente al que consagra el Art. Cuasicontrato se deriva de un acto voluntario y lícito de una persona que se obliga como quien acepta una herencia. es el resultado de la actuación de una persona en contra de otra o de sus bienes. De los contratos que implica un acuerdo real de voluntades de dos o más personas con la intención de crear efectos o consecuencias jurídicas. Art. pues aparte de ésta existen otras. también llamada impericia. pero que requieren como requisito que se tenga la intención de causar daño o perjuicio o injuria.· Delitos · Disposición de la ley Según esto. así las cosas todo contrato es convención. 3. el pago de lo no debido. la agencia oficiosa. 2302 C. acepta un legado. 4.Civil subrogado. pero que lo hizo sin la intención de dañar y son el resultado de la culpa.

El hecho ilícito surgen las consecuencias jurídicas. El enriquecimiento sin causa: se presenta en todas aquellas hipótesis o situaciones en las que se da el acrecimiento de un patrimonio. éstos se dan a partir de figuras como un enriquecimiento sin causa o de un acto jurídico unipersonal. Los contratos vistos como acuerdos de voluntades. exigibilidad o sanción. De obligaciones se supone o se deriva el cumplimiento de las mismas con las consecuentes prestaciones de dar. pero sin duda que si surgen obligaciones. Acto jurídico unipersonal: son los que resultan de la actuación realizada por una sola persona. o un legado. hacer o no hacer y se supone por virtud de la ley. e. aunque son figuras independientes. la ley y las buenas costumbres. son muy discutidas como fuente de obligación. Cuasidelito: surge de la actuación descuidada o negligente de una persona en contra de otra o de sus bienes. o actúa como agente oficioso. que ante el eventual . como en el caso de quien acepta una herencia. d. Desde el cumplimiento.Porque en ambos casos con o sin intención habrá que reparar el daño. b. CLASIFICACIÓN 1. Según la doctrina. Cuasicontratos: según la noción clásica de Derecho. c. el empobrecimiento del otro patrimonio y no existe una causa real y legal que lo justifique. las fuentes de las obligaciones surgen de: a. aunque el causante no tiene la intención de que surjan tales efectos y se subdivide en dos: Delito: es el resultado del hecho con la intención de causar perjuicio o daño al otro o a sus bienes. se clasifican en obligaciones civiles y naturales. es la principal fuente de las obligaciones y de ellas derivan las principales obligaciones que conocemos siempre actuando con base en la autonomía de la voluntad y respetando la moral.

SI LA INTENCIÓN ES U7NA COMPRAVENTA ASÍ SE ENTENDERÁ AUN QUE LAS PARTES HAYAN HECHO EQUÍVOCAMENTE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.incumplimiento en el pago de una obligación. aquellas que no dan derecho o mejor dicho no tiene acción para exigir el cumplimiento de las mismas. AHORA LOS CONTRATOS SOLO SON INTERPRETABLES CUANDO SON OSCUROS. Las obligaciones suponen siempre una prestación. CONCISO Y PRECISO. EL JUEZ SOLO RECURRIRÁ A LO LITERAL SOLO CUANDO LE RESULTE IMPOSIBLE DESCUBRIR LA INTENCIÓN VERDADERA DE LAS PARTES. PRIMERO QUE CONOCIDA LA INTENCIÓN DE LOS CONTRATANTES. son por el contrario obligaciones naturales. DEBE EL INTERPRETE APEGARSE A LA INTENCIÓN MAS QUE A LO CONTRATADO SEGÚN LO LITERAL DE LA PALABRAS. PERO TAL LABOR DE HERMENÉUTICA DEBE SER ACORDE A LO RACIONAL Y LOS JUSTO CONFORME A LA INTENCIÓN PRESUNTA DE LAS PARTES. LA INTERPRETACIÓN LA HARÁ EL JUEZ DE MANERA RACIONAL Y SIGUIENDO LOS TÉRMINOS QUE SE . DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS 1618. ESTE ARTICULO ESTABLECE COMO DIRECTRICES DE INTERPRETACIÓN. DE ALLÍ SU IMPORTANCIA DE SER CLARO. el acreedor podrá acudir a la fuerza compulsiva o coercitiva a fin de exigir que se le cumpla con lo pactado. POR LO ANTERIOR ES QUE EL CONTRATO NO DEBE SER EN SUS CLÁUSULAS AMBIGUO. LOS CONTRATOS DEBEN INTERPRETARSE CUANDO SON OSCUROS. entonces son obligaciones civiles aquellas que facultan al acreedor para que invocando el Derecho de acción puedan acudir a la jurisdicción y exigir su cumplimiento.

AHORA. NO EN SU CONJUNTO. PORQUE SI NO PRODUCE EFECTO ALGUNO. EL JUEZ DESENTRAÑAR EL SENTIDO DE LAS DECLARACIONES DE VOLUNTAD CONSIGNADAS EN LA CONVENCIÓN O CONTRATO. LAS CLÁUSULAS SERÁN DIRIGIDAS A DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN ARRENDAMIENTO Y NO DEBERÁN APRECIARSE LAS QUE EQUÍVOCAMENTE HAYAN ESTABLECIDO LAS PARTES. SE PRESUPONEN AUNQUE NO SE ESTABLEZCAN. Toda interpretación de cláusulas ambiguas se hará en favor de el deudor. LA INTERPRETACIÓN QUE SE HAGA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO SE HARÁ DE ACUERDO A LA NATURALEZA QUE MEJOR CUADRE CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO. PERO SI LA CLÁUSULA AMBIGUA HA SIDO EXTENDIDA O DICTADA (HAY UN DOLO) POR UNA DE LAS PARTES.HAN SEÑALADO PARA LA MATERIA SOBRE LA QUE SE HA CONTRATADO (1619). SINO COMO UNA MERA PAUTA DE INTERPRETACIÓN (1623). ESTO SE ENTENDERÁ POR UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y NO COMO UNA RESTRICCIÓN A LA CONVENCIÓN. DÁNDOLE A CADA UNA EL SENTIDO QUE DEBE TENER SEGÚN LA NATURALEZA DEL CONTRATO EN SU TOTALIDAD. ES LA NATURALEZA DEL CONTRATO LO QUE IMPORTA (1621). Y TENIENDO EN CUENTA LA CLÁUSULA QUE PUEDE PRODUCIR EFECTOS. NO IMPORTA SU INTERPRETACIÓN (1620). LAS CLÁUSULAS DE USO COMÚN. SINO UNA A UNA. SE INTERPRETARA EN SU CONTRA. AHORA LA INTERPRETACIÓN SERÁ SISTEMÁTICA (1622) ESTO ES CLÁUSULA POR CLÁUSULA. SI EN UN CONTRATO SE HA UTILIZADO UN CASO PARA EXPLICAR LA OBLIGACIÓN. SI EL CONTRATO ES DE ARRENDAMIENTO. .

o en ambas. podrá ser suplida por el representante o asistente del hipotético incapaz. Los sujetos deberán tener capacidad. De ocurrir ello circunstancialmente. quien en tal caso. . El acreedor será el sujeto pasivo de la conducta debida porque espera su realización. La primera será titular del crédito.ELEMENTOS DE LS OBLIGACIONES. ser distintos y determinados o determinables. Que los sujetos sean distintos se impone porque nadie puede ser acreedor ni deudor de sí mismo. que como partes estructurales integran la obligación. ya que al faltar la capacidad de hecho. para lo cual deberá cumplir la conducta debida. Estos elementos. SUJETOS La relación obligatoria tiene dos polos o centros de interés: la parte acreedora y la parte deudora. la capacidad requerida será la de derecho o jurídica. El deudor será el sujeto activo de esa misma conducta porque debe realizarla. objetos. y cuenta con una expectativa de satisfacción de su interés. ejercerá sus derechos no por sí sino a través de otro legitimado para ello o solicitará la autorización respectiva. fuente y vínculo. La determinación de los sujetos puede estar dada desde el comienzo de la relación obligatoria en tal caso los sujetos se consideran determinados. La pluralidad se puede dar en una u otra parte. Tanto la parte acreedora como la parte deudora pueden estar integrados por sujetos singulares o plurales. y la segunda tendrá a su cargo la extinción de la deuda. Si la obligación naciese de un contrato. son los siguientes: sujetos. Los elementos de la obligación son los componentes fundamentales de ella. la obligación se extinguiría mereced a la confusión operada.

que constituye su objeto propio. el contenido de la prestación. hechos o derechos (objetos inmateriales susceptibles de valor como los créditos) que constituirán el objeto mediato de la obligación. en consecuencia la obligación se extinguirá. La prestación misma es el objeto inmediato de la obligación. es a su vez.Pero también puede haber una indeterminación provisional que finalmente cesará porque finalmente serán susceptibles de determinación posterior. Así como la prestación es el contenido primero de la obligación. La prestación obligacional deberá recaer sobre algo. el objeto mediato. OBJETOS. habrá cumplido totalmente con el acreedor. es decir. El objeto es la materia cierta sobre la que versa una obligación engendrada. las cosas. hechos o derechos que tiene el acreedor en el centro de su interés. La Obligación tiene una materia cierta primera o inmediata. la sustancia real atrapada por una relación jurídica creditoria. Dicho de otro modo. Lo que contendrá la obligación será la conducta debida por el deudor para posibilitar la satisfacción del interés del acreedor. le habrá pagado. actuando con la conducta debida sobre el objeto mediato obligacional. y que es la conducta comitiva u omisiva que debe desarrollar el deudor para satisfacer el interés del acreedor. es decir. Por ello cumpliendo el deudor enteramente con la prestación. La prestación puede ser positiva o negativa. esto es. Y esa conducta o comportamiento que va a desarrollar el deudor recibe técnicamente el nombre de prestación y es también denominada contenido del bipolo obligacional. los sujetos resultarían en esta hipótesis indeterminados pero determinables. la prestación contiene lo debidoen virtud de la relación obligacional. Positiva si consiste en la comisión de un hecho y negativa si consiste en una abstención u omisión CAUSA O FUENTE . podrán ser cosas en sentido estricto.

el vínculo es concreta y normal expresión de coercibilidad como cualidad esencial del Derecho positivo. se reconoce como punto de originación y base o fundamento de una relación obligatoria. el vínculo se hará patente en la faz de la responsabilidad. El vínculo. hechos o derechos) en el marco de la relación jurídica obligatoria. con la finalidad de posibilitar la consecución del interés del acreedor. en virtud del vínculo obligacional. de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. VINCULO El vínculo es el nexo personal entre acreedor y deudor. Y ello es así porque el deudor estaba obligado desde el punto de vista jurídico a cumplir de determinado modo con el acreedor. las fuentes de las obligaciones son los supuestos de hecho que dentro de una determinada ordenación jurídica. Para el supuesto de que el deudor cumpla. Pero si el deudor incumple. podrá agredir patrimonialmente al incumpliente para procurarse lo que le e debido. FINALIDAD . es decir. Este elemento es el que modela la actuación de las partes o sujetos (acreedor y deudor) respecto de los objetos (prestación y cosas. el vínculo servirá al acreedor para repeler una eventual acción del deudor (de repetición) a fin de que se le reintegre lo hipotéticamente pagado al acreedor. Consecuente o efecto serían las obligaciones surgentes. o uno de los actos lícitos o ilícitos. Así. sin que sea derivada de uno de los hechos. tendiente a lograr que el acreedor defraudado en la expectativa de cumplimiento obtenga de manera forzada la satisfacción de su interés. el cual. el acreedor no echará mano de la agresión patrimonial permitida por el Derecho para obtener forzadamente aquello que se le debe o su equivalente en dinero. En palabras de Díez Picazo. permanecerá en estado de latencia en el plano de la deuda.Puede definirse causa como “el antecedente del consecuente” lo que produce el efecto. habilitante de la coacción (obligar a hacer lo debido) y de la coerción (impedir que se haga lo indebido). en caso de no realización espontánea de lo debido por el deudor. si esta se salda. Así no hay obligación sin causa.

En lo personal pienso que los dos elementos más importantes de la obligación son los sujetos y el vínculo. ya que estas carecen de fin en sí mismas. CONCLUSION Después de realizar este trabajo comprendí que los elementos de la obligación son los componentes fundamentales de ella. son los siguientes: sujetos. juristas omo Bofia Boggero y Zannoni no han tratado la causa fin como elemento integrante de la obligación. estrato del mundo jurídico al que tiene acceso sensorial inmediato el sujeto del Derecho y en el cual se desarrollan los comportamientos. . creada por el Derecho para regular conductas que se interfieren. adquiriendo sólo un sentido lógico y congruente tratándose del acto jurídico formado por voluntades que se proponen obtener un resultado. objetos. es decir partes integrantes necesarias o esenciales en toda relación sin las que no puede concebirse la existencia jurídica de la obligación como tal. Estos elementos. carece de sentido aplicar el concepto de causa fin en relación con las obligaciones. mal podría tener la obligación alguna finalidad directa puesta por los sujetos ligados por tal relación creditoria. pues basta que exista el nexo entre una persona llamada deudor y otra acreedor para que se genere una obligación. No se encuentra la obligación en el plano de la realidad. Brebbia ha expresado que esta acepción de causa-la causa fin debe descartarse como elemento o requisito de las obligaciones.La obligación es una categoría racional formal. ésta se hallará en el acto jurídico que haya hecho las veces de fuente y sólo mediatamente se proyectará sobre la obligación generada. Por ello. En Igual sentido pero por omisión. En todo caso. que como partes estructurales integran la obligación. fuente y vínculo.