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Departamento de Derecho privado

APUNTES DE DERECHO SUCESORIO
Profesor: Alexis Mondaca.
2009
ADVERTENCIA: ESTOS APUNTES SÓLO TRATAN EN FORMA RESUMIDA
LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL DERECHO SUCESORIO, POR LO TANTO,
DEBERÁN SER NECESARIAMENTE COMPLEMENTADOS CON LA
BIBLIOGRAFÍA SEÑALADA EN CLASES.

I Generalidades

Conceptos básicos.
Derecho Sucesorio: el Derecho Sucesorio es el conjunto de
principios y normas jurídicas que tienen por objeto regular el destino del
patrimonio de una persona con posterioridad a su fallecimiento.
Sucesión: Existen tres sentidos del término sucesión1:
1 La transmisión por causa de muerte de una parte o de todo el
patrimonio de una persona difunta a sus sucesores.
2 Permite designar el patrimonio que se transmite. Este sentido es
utilizado en el art. 1376 “No habiendo en la sucesión lo bastante para
el pago de todos los legados, se rebajarán a prorrata”.
3 Designa al conjunto de sucesores, así se habla de la sucesión de A.
Causante: es aquel que transmite su patrimonio.
Heredero o asignatario a título universal: es aquel que sucede en
todo el patrimonio del causante o una cuota de éste.

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MEZA BARROS, RAMÓN, Manual de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos (Editorial
Jurídica de Chile, reimpresión de la octava edición, Santiago, 2004), p. 9.
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Legatario o asignatario a título singular: es aquel que recibe bienes
determinados del causante.

Regulación normativa.
Esta materia se encuentra regulada en el libro Libro III del C.C., “De
la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”, este
contrato se regula conjuntamente con la sucesión por causa de muerte
porque comparten una característica común: la gratuidad del título. Es
decir, tanto la sucesión por causa de muerte como el contrato de donación
no implican para el adquirente un desembolso pecuniario.

Fuentes del Derecho sucesorio chileno.
Sus principales fuentes son:
1 El Derecho Romano.
3 El antiguo Derecho Hispánico.
3 El Derecho francés.

Contenido de la Sucesión por Causa de Muerte.
La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio
de las cosas que pertenecen al causante. La regla general es que todos los
derechos sean transmisibles.
Se incluyen en la transmisión todos los derechos patrimoniales, es
decir, todos aquellos susceptibles de estimación pecuniaria, los derechos
extrapatrimoniales están excluidos de la transmisión, sin embargo no es
fácil establecer una línea divisoria entre los derechos patrimoniales y los
extrapatrimoniales, porque algunos derechos patrimoniales presentan
aspectos morales y de íntima relación con la persona, de forma tal que
participan de alguna de las características de los derechos
extrapatrimoniales, v.gr., derecho de alimentos, y por otra parte en el
evento de producirse una lesión a un derecho extrapatrimonial, ello
producirá consecuencias de índole pecuniaria, como la reparación del daño
moral. Recuérdese que en el último tiempo se ha ampliado la resarcibilidad
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del perjuicio extrapatrimonial, lo que va de la mano del reconocimiento de
las nuevas categorías de daño moral.
Distinguiremos, dentro de los derechos patrimoniales, entre los
derechos reales y los derechos personales.
Respecto a los derechos reales, éstos por regla general son
transmisibles, pero existen dos excepciones;
1 Derecho de usufructo, este derecho implica, prácticamente, una
sustitución del propietario por el usufructuario que limita la libre
circulación de los bienes, por ello se extingue por la muerte del
usufructuario, art. 773 inc. 2º en relación con el art. 806 y se prohíben los
usufructos sucesivos.
2 Derecho de uso y habitación, estos derechos se constituyen en razón de la
persona del usuario, por lo tanto, mal podrán ser transmitidos a sus
sucesores, art. 819.
3 A propósito del fideicomiso, si el fideicomisario fallece antes de la
restitución, no transmite nada, art. 762.
En relación a los derechos personales o créditos, se mantiene la regla
general de su transmisibilidad, tanto activa como pasivamente, esto es, se
transmite tanto el crédito como la deuda, sabemos que “quien contrata para
sí, lo hace también para sus herederos”. Pero existen excepciones, las
analizaremos distinguiendo entre el punto de vista del acreedor y del
deudor.
En primer término, son derechos personales intransmisibles:
1 Si bien no es todavía un derecho, no se transmite el germen de derecho
del asignatario condicional que fallece entre la celebración del contrato y el
cumplimiento de la condición suspensiva, lo mismo sucede con la deuda,
art. 1492.
2 Según el art. 2180 Nº 1 en relación con el art. 2186 es intransmisible el
derecho del comodatario para gozar de la cosa prestada, a menos que se
haya otorgado el préstamo para un servicio particular que no puede
suspenderse o diferirse.
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salvo el caso del art. art. la obligación indivisible. presenta la sucesión por causa de muerte los caracteres que se pasan a indicar: 1 Es derivativa. art. 2279 y 2264. 2163 Nº 5. Características de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir el dominio. 2169. art. a raíz de Avda. 334. 5 El mandato. Por el contrario. Como modo de adquirir el dominio. Angamos 0610 – Casilla 1280 . salvo que se trate de pensiones alimenticias atrasadas. el sucesor deriva sus derechos del causante.3 Por regla general. art. ya que terminan con la muerte de su titular. éstos en su conjunto son obligados al total de la deuda. según el art. 1095. en virtud de su carácter intuito personae termina por la muerte del mandante o del mandatario. el comodato y la sociedad. Desde el punto de vista del sujeto pasivo. 3 Las obligaciones que emanan de contratos intuito personae. pero cada heredero solo debe la parte que le corresponda según su cuota hereditaria. son intransmisibles: 1 La obligación solidaria. salvo si el mandato debe ejecutarse después de la muerte del mandante.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. art. como el mandato. 6 El derecho de alimentos. 2 La obligación de hacer que supone una especial aptitud del deudor. 7 No se transmite la acción revocatoria de las donaciones por causa de ingratitud. 2103. 4 Los derechos que emanan del censo y de la renta vitalicia. salvo que se hubiese establecido que la sociedad continuará con los herederos del socio fallecido o sin ellos. la muerte pone término al contrato de sociedad. por regla general. no hay una creación directa de un nuevo derecho en el sucesor. 336. sí se transmite. sino que una transmisión del mismo derecho desde el difunto a sus sucesores. conocido es que la solidaridad no pasa a los herederos. art. 1430.cl 4 .

2 SOMARRIVA UNDURRAGA. no es un modo que opera por acto entre vivos. En un sentido subjetivo herencia es el derecho real que permite suceder en una parte o en todo el patrimonio del causante. por tanto. el patrimonio del causante. Avda. Características Sus características son: 1 Es un derecho real.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 3 Opera a título singular y a título universal. 2 Por regla general. en el primer caso se trata de un legado. se encuentra enunciado en el art. de una herencia o asignación a título universal. Santiago. 577 del C. por ejemplo. es decir. I. las cosas se adquieren con los vicios y virtudes que tenga el derecho del causante. la excepción está dada por las herencias que se hacen con gravamen. 5 Por motivos relacionados con nuestra naturaleza humana. opera a título gratuito. caso en el que. la voz herencia denota la masa hereditaria. tiene una gran aplicación. el que es una asignación a título singular y en el segundo. 4 Evidentemente. MANUEL. Derecho Sucesorio (Editorial Jurídica de Chile. Sin perjuicio de la posibilidad de que el pasivo sea superior al activo de la sucesión. p. En un sentido objetivo. el adquirente no debe efectuar ningún desembolso pecuniario. Angamos 0610 – Casilla 1280 . requiere de la muerte de una persona. con una hipoteca o servidumbre. 2005) T. 49.C. El derecho real de herencia El concepto de herencia tiene un sentido objetivo y otro subjetivo2.cl 5 . séptima edición actualizada. como la tradición.ello. la sucesión será fuente de empobrecimiento para el asignatario.

p. acontece con el fallecimiento del causante que abre la sucesión. el derecho real de herencia es susceptible de posesión y aquel que posea la herencia sin tener derecho a ella porque no es heredero. Avda. Angamos 0610 – Casilla 1280 . obra citada.cl 6 . y la acción que protege al derecho de herencia es la acción de petición de herencia. donación o de cualquier otro título gratuito u oneroso que justifique la enajenación. lo que será lo más habitual. 3 Tradición. en cambio. “La universalidad de derecho se caracteriza. T. 3 Constituye una universalidad jurídica. Modos de adquirir el derecho de herencia. como atributo de la personalidad que es. ya que éstas no difieren de los elementos que la componen. el plazo de prescripción es de 10 años. además la acción protectora del dominio es la acción reivindicatoria. la herencia necesita de un modo para que opere la adquisición del dominio. En el caso de la prescripción ordinaria.2 Es un derecho autónomo del dominio y de las cosas comprendidas en la herencia. difiere totalmente de los elementos que la componen. así lo regula el art. la tradición debe efectuarse según las 3 SOMARRIVA UNDURRAGA.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 50. adquieren el derecho de herencia. constituye una universalidad jurídica. La herencia no es una universalidad de hecho. porque difiere de los bienes (elementos activos) y de las obligaciones (elementos pasivos) que lo forman”3. MANUEL. y requiere justo título el que está constituido por el decreto judicial o por la resolución administrativa que concede la posesión efectiva. se produce el llamamiento o delación de la herencia a los asignatarios y si éstos la aceptan. 577 en forma separada de la propiedad. puede llegar adquirirla por prescripción. 2 Prescripción. El derecho real de herencia se puede adquirir por: 1 Sucesión por causa de muerte. en este último caso. el plazo es de cinco años. Mientras vive una persona su patrimonio. ello sucede en la cesión del derecho de herencia. Como derecho real que es. I. porque es un continente distinto de su contenido. la que puede resultar de una compraventa. Esta prescripción puede ser ordinaria o extraordinaria.

es decir.. De existir albacea con tenencia de bienes que haya aceptado el cargo. Quién puede solicitar la declaración de herencia yacente Avda. será inoficioso el nombramiento de un curador. Angamos 0610 – Casilla 1280 . LA HERENCIA YACENTE Concepto Basándonos en el art. habría objeto ilícito.reglas generales.cl 7 . éste deberá velar por los intereses de la sucesión. podemos definirla como aquella que no ha sido aceptada dentro de quince días contados desde la apertura de la sucesión. 2 Que no exista albacea con tenencia de bienes designado en el testamento. y si lo existe.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. en tal caso.C. se requiere que el causante esté fallecido. Desde luego. que éste no haya aceptado el cargo. se aplica la regla en materia de competencia sobre cuestiones relativas a una sucesión. por tanto. Procedimiento de declaración de herencia yacente Tribunal competente El órgano jurisdiccional con competencia para declarar yacente una herencia es aquel correspondiente al último domicilio del causante. se pueden desprender los requisitos de la herencia yacente. Requisitos Del citado concepto. 1240 del C. siempre que no exista un albacea con tenencia de bienes que haya aceptado el cargo. de otro modo. 1 Transcurso de quince días desde la apertura de la sucesión sin que se haya aceptado la herencia o una cuota de ella.

lo que constituye una excepción al principio formativo del procedimiento propio del proceso civil. 483 del CC en relación con el art. En conformidad al inc. o cualquier otra persona interesada en ello. 482 “Si el difunto a cuya herencia es necesario nombrar curador tuviese herederos extranjeros. 1939 de 1977 establece que toda resolución que toda resolución judicial que declare yacente una herencia deberá ser comunicada por el tribunal respectivo a la Dirección de Bienes Nacionales. 1240. sin embargo existe una limitación.L. parte final. art. es una curaduría judicial. 886 del CPC. 1240. el principio dispositivo. al juez le corresponde designar al curador. la propia resolución que declara yacente una herencia contiene la frase “ofíciese a la División de Bienes Nacionales”. Angamos 0610 – Casilla 1280 .En conformidad al art. Si la persona propuesta es idónea. esta norma debe concordarse con el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. si en aquella no lo hubiere.cl 8 . cualquiera de los parientes o dependientes del difunto. se aplica el art. 481 relativo a las guardas. De hecho. el cónsul de la nación de éstos tendrá derecho de proponer al curador o curadores que hayan de custodiar y administrar los bienes”. el juez designará curador a propuesta del Ministerio Público. Una vez que el tribunal declara yacente una herencia. podrá solicitar la declaración de herencia yacente el cónyuge sobreviviente. si el difunto hubiese dejado herederos en el extranjero. “Se procederá al nombramiento de curador de la herencia yacente”. incluso de oficio. se debe proceder a la publicación de esta declaración en un diario de la comuna. El art. el juez la designará. ello procede después de efectuada la publicación de la resolución que declara yacente la herencia. 44 del D. la que realizará todas las diligencias e investigaciones necesarias para establecer si conviene o no a los intereses del Fisco solicitar la posesión efectiva. pero si el cónsul no propone a nadie. 1º del art. o de la capital de la provincia o de la capital de la región. Curaduría de la herencia yacente Nombramiento del curador La curaduría de la herencia yacente es dativa. en tal caso. esto es. Facultades del curador de la herencia yacente Avda.

art. Uno de los objetos de la herencia yacente es que los acreedores del causante tengan en contra de quien dirigirse para obtener el pago de su crédito. art. 488 del CC. se le prohíbe al curador. Sin perjuicio de lo anterior. suscribiendo el inventario también les corresponderán la administración. 484 del CC. a quien acepta le corresponderá la administración de la herencia. Angamos 0610 – Casilla 1280 . el juez. 1 Si la enajenación pertenece al giro ordinario del causante.cl 9 . Término de la curaduría de la herencia yacente La curaduría de la herencia yacente termina en los siguientes casos. Si posteriormente aceptan otros herederos. incluso tratándose de bienes muebles. 1240 inc. 1 Si alguno de los herederos acepta la herencia. por ello podrá cobrar créditos y pagar las deudas de la herencia. para cuidar los efectos de la sucesión. y que se ponga el producido a intereses con las debidas seguridades. por regla general. y no está obligado a rendir caución. En relación a la venta de los bienes hereditarios. no es general ya que no se extiende a las personas. Avda. se trata de una curaduría de bienes. 487 del CC. Las facultades son meramente conservativas. art. 2º. una vez transcurridos cuatro años desde el fallecimiento del causante. a petición del curador y con conocimiento de causa podrá ordenar que se vendan todos los bienes hereditarios existentes. ello con las siguientes excepciones prescritas en el art. se depositará en arcas del Estado. 2 Si la enajenación es exigida para el pago de las deudas. o si no las hubiere.Tiene las facultades adecuadas para cuidar los bienes que componen la sucesión. La jurisprudencia ha establecido que el curador de la herencia yacente puede ser citado a confesar deuda y a reconocer la firma del causante para preparar la vía ejecutiva.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.

que no haya sido aceptada. La denuncia debe hacerse ante el Ministerio de Bines Nacionales. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Se ha postulado por algunos que la herencia yacente es una persona jurídica.2 Venta de los bienes hereditarios. faltaría un requisito sine qua non de la herencia yacente. Premio a quien denuncia una herencia yacente El que denuncia la existencia de una herencia yacente se hará acreedor de una recompensa que no puede exceder del 30% del valor líquido de los bienes que constituyen en definitiva la herencia. previa constitución de caución para el evento en que el Fisco se vea privado de la herencia. ésta no se produce si el Fisco acepta la herencia. en su virtud la prescripción se suspende a favor de las personas que enumera el mismo artículo. 2509. en tal caso. El pago se verifica una vez que prescriban los derechos de los eventuales herederos. si opera el quinto y último orden de sucesión. La relación consiste en que la herencia vacante es la antesala de la herencia yacente.L.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. La herencia yacente como persona jurídica. en conformidad a lo prescrito en el art. y en su número 2º se refiere a la herencia yacente. N º 1939 de 1977. esto es. 484. Para zanjar Avda.cl 10 . es decir. 3 Extinción o inversión completa de los bienes hereditarios. el Presidente de la República puede autorizar el pago de la recompensa en forma anticipada. Para la mayoría de la doctrina la posición anterior es inaceptable. Relación entre herencia yacente y herencia vacante. ello en virtud de lo dispuesto en el art. norma ubicada a propósito de la prescripción adquisitiva. sin embargo. Herencia vacante es aquella que corresponde al Fisco como heredero abintestado. ya que es del todo incompatible la noción de la herencia yacente como persona jurídica con el sistema de nuestro código. según lo prescribe el D.

cl 11 . Avda.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 .definitivamente la cuestión. 2346 distingue nítidamente entre herencia yacente y persona jurídica al prescribir “Se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente”.

en relación con el art. se aparta del Code. es decir. Avda.. El que validamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás. 717. Nuestra jurisprudencia ha sostenido que esta especie de posesión no puede ser viciosa.cl 12 . en relación a la posesión de la herencia.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Se presumen la concurrencia de los elementos de la posesión establecidos en el art. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida. ya que se trata de una posesión especialísima. la ley presume su existencia. sin perjuicio de ello.C. ello en virtud del art. En esta materia nuestro C.LA POSESIÓN DE LA HERENCIA En la sucesión por causa de muerte. en los siguientes términos. Características de la posesión legal de la herencia 1 Es otorga por el sólo ministerio de la ley. ella sólo pertenece al verdadero heredero y no al falso o heredero putativo. en el cual la posesión del sucesor es la misma que la del causante. Angamos 0610 – Casilla 1280 . En la práctica pueden darse situaciones en las que se observe la ausencia de uno de estos elementos. La posesión del heredero no debe identificarse con la del causante. por el cual la posesión del sucesor comienza en él a menos que quiera añadir la del causante con sus calidades y vicios.C. 700. Posesión legal Posesión real o material Posesión efectiva Posesión legal La posesión legal de la herencia está regulada en el art. 722 del C. Es perfectamente posible que un heredero tenga la posesión legal de la herencia y lo ignore. aunque el heredero lo ignore. corpus y animus. 722. según el cual la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida. debemos distinguir.

Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. mientras que la posesión efectiva se concede. ello viene a demostrar que la calidad definitiva de heredero no es otorgada mediante la posesión efectiva. reuniendo todos los requisitos legales. adquirir el derecho real de herencia por medio de la prescripción adquisitiva. 700 del C.C. Avda. por tanto requiere la concurrencia del elemento material. podrá adquirir por prescripción el derecho real de herencia en un lapso de cinco años. 1 Claro es el tenor del art. Norma relativa a la sucesión testada. unida al elemento psicológico. Tanto el verdadero como el falso heredero pueden estar en posesión real de la herencia. el ánimo de señor o dueño. adquirirá la herencia por prescripción. ya sea por sentencia judicial.cl 13 . la posesión efectiva no confiere la calidad de heredero. Si. Contrario a lo que pueda pensarse.P.C. en que ésta se concede por el sólo ministerio de la ley. 877 del C. tenencia. Posesión efectiva Concepto Es aquella que es otorgada mediante sentencia judicial o resolución administrativa a quien tiene apariencia de heredero. por regla general. Se dará la posesión efectiva de la herencia al que la pida exhibiendo un testamento aparentemente válido en que se le instituya heredero. Angamos 0610 – Casilla 1280 . eventualmente.. Sin perjuicio de lo anterior.Posesión real o material La posesión material de la herencia es aquella que equivale a la definida en el art. ello en razón de los siguientes argumentos. la que exige un testamento aparentemente válido. 2 El heredero putativo que ha conseguido la posesión efectiva. pero puede darse el caso de un falso heredero que inicie una posesión material que le permitirá. o bien en virtud de resolución administrativa. Se distingue de la posesión legal.. la posesión legal y la posesión material coincidirán en la misma persona.

Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. ello en virtud de las reformas establecidas por la ley 19. podrán ser entregados a los herederos que exhiban el decreto o la resolución administrativa pertinente.271 sobre impuesto a las herencias regula el impuesto respectivo que deberán pagar los herederos. 2 Permite mantener la historia de la propiedad raíz. sin perjuicio de la existencia de verdaderos herederos de igual o mejor derecho. a lo menos presuntivos.903 de fecha 10 de octubre de 2003. debe realizarse una distinción.cl 14 . 1 Una vez inscrita. 5 Importancia en materia tributaria. el plazo se amplia a diez años. los dineros que tenía el causante depositados en una institución financiera. es válido el pago de buena fe hecho al poseedor del crédito aunque después aparezca que no le pertenecía. el decreto judicial o la resolución administrativa que conceden la posesión efectiva se otorgan a quienes en apariencia son herederos.En definitiva. permite la enajenación de los bienes que constituyen la masa hereditaria. debe tramitarse la posesión efectiva ante el Registro Civil. 688 del C. final. Sucesiones testadas y sucesiones intestadas abiertas en el extranjero. 1576 inc. 3 Permite asegurar la validez de los pagos efectuados a la sucesión. por ejemplo. Tramitación de la posesión efectiva Sobre el particular. 4 En materia de prescripción. en conformidad al art. Lo anterior debe relacionarse con el art.C. quienes podrán reclamar haciendo usos de los recursos que para tal efecto dispone la ley. Si no hay posesión efectiva. deben tramitarse ante el competente juez de letras en lo civil. Importancia de la posesión efectiva La posesión efectiva es relevante para los siguientes efectos. la ley 16. permite adquirir el derecho de herencia en cinco años. Sucesiones intestadas abiertas en Chile. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Avda. sirviendo para conocer quienes son los herederos.

La ley no ha resuelto el tema de las sucesiones en parte intestadas y
en parte testadas, pero la doctrina entiende que debe aplicarse el mismo
procedimiento que en el caso de las sucesiones testadas.
Con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 19.903, las
posesiones efectivas debían solicitarse ante los tribunales de justicia en lo
civil.
El fundamento de la reforma obedece al deseo de facilitar la
obtención de la posesión efectiva a las personas de menos recursos, ello en
atención a los honorarios que por dicha gestión debían pagarse a los
abogados.
Sucesiones intestadas abiertas en Chile, deben tramitarse la posesión
efectiva ante el Registro Civil.

En el caso de estas sucesiones, en conformidad al art. 1º de la ley
19.903 serán tramitadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación
de conformidad a lo dispuesto en la presente ley.
A continuación resumiremos la tramitación de la posesión efectiva
ante el Registro Civil;
1 Solicitud
2 Inventario
3 Resolución que concede la posesión efectiva
4 Publicaciones
5 Inscripciones
6 Oposición
7 Revocación
1 Solicitud
La solicitud se contiene en un formulario especial, el que debe
contener, entre otras, las siguientes menciones; individualización del
causante y de todos los herederos, roles únicos nacionales, domicilios.

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Si el formulario no contiene todas las indicaciones necesarias podrá
ser devuelto.
No es necesario que todos los herederos en forma conjunta soliciten
la posesión efectiva, basta con que sólo uno la pida.
2 Inventario
Debe procederse al inventario y valoración de los bienes
comprendidos en la posesión efectiva. En el caso de los bienes raíces
deberá indicarse la foja, número, año y registro conservatorio en el que se
practicó la correspondiente inscripción.
En virtud del art. 4º de la ley este inventario se considera solemne
para todos los efectos legales, pero para que se entienda que la herencia se
ha aceptado con beneficio de inventario, es necesaria una declaración
expresa en tal sentido.
3 Resolución que concede la posesión efectiva
Si se cumplen con todos los requisitos legales, se concederá la
posesión efectiva por resolución fundada del Director Regional del Servicio
de Registro Civil, quien está facultado para solicitar la complementación de
los antecedentes presentados, caso en el cual, se suspende la tramitación de
la gestión.
La resolución que concede la posesión efectiva debe contener las
mismas indicaciones requeridas para la solicitud, además del inventario y
valoración de los bienes. La posesión efectiva se otorga a todos los que
posean la calidad de herederos, según los registros del Servicio de Registro
Civil, incluso en el evento de no haber sido incluidos en la solicitud, ello
sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia.
Lo anterior se encuentra establecido en los art. 3, 4, 5, 6 y 7 de la ley
19.903.
4 Publicaciones
Una vez concedida la posesión efectiva, la resolución debe
publicarse en extracto en un diario regional, el día 1º o 15 de cada mes, o el
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día hábil siguiente si éstos recayesen en sábado o feriado, en conformidad
al art. 7º de la ley y 21 del Reglamento 237 de 2004.
5 Inscripciones
Una vez efectuada la publicación, el Director Regional ordenará la
inscripción de la resolución en el Registro Nacional de Posesiones
Efectivas, prescribe el art. 32 del Reglamento; La inscripción en el Registro
Nacional de Posesiones Efectivas se hará por medios automatizados y en él
se inscribirán las resoluciones que concedan la posesión efectiva, emanadas
de la Dirección Regional respectiva y de los Tribunales de Justicia, en los
casos de sucesiones testamentarias o intestadas abiertas en el extranjero.
6 Rectificación y oposición
El Registro civil podrá corregir errores manifiestos de las solicitudes
relativos a la individualización del causante y de los herederos y los errores
manifiestos de las resoluciones e inscripciones, art. 10 de la ley.
Como ya se señaló, se puede suspender la tramitación en caso de ser
necesario complementar antecedentes.
La oposición a la posesión efectiva no se encuentra reglada, pero se
entiende que cualquier interesado podrá hacer presente su reclamación
antes de procederse a la inscripción de la posesión efectiva.
7 Revocación
Una vez inscrita la posesión efectiva, no cabe oponerse a ella. Lo que
sí procede es solicitar su revocación para dejar sin efecto una posesión
efectiva ya inscrita, recurriendo a las acciones legales pertinentes como la
de petición de herencia y la de nulidad.
Debe pagarse un arancel por la gestión de posesión efectiva, ya que
no es gratuita, se encuentra regulado en el art. 11 de la ley 19.903.

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Podemos distinguir las siguientes etapas.903. El hecho de haber cumplido con este trámite deberá constar expresamente en la resolución que conceda la posesión efectiva.cl 18 . tal es la regla de competencia en materia sucesoria. 27 de la Ley de Impuesto de Herencias. lugar y fecha de muerte y último domicilio del causante. aun cuando sólo uno de los herederos la pida. el tribunal solicitará informe al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de las personas que posean presuntamente la calidad de herederos conforme a los registros del Servicio. 881 inc. 1º del CPC. 1 Solicitud 2 Inventario 3 Dictación del auto 4 Publicación 5 Inscripción 6 Oposición 7 Revocación 1 Solicitud En conformidad a lo prescrito en el art. se presenta ante el juez del último domicilio del causante. Este informe al Registro Civil fue creado por la ley 19. Avda. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Para este efecto. En la solicitud deberá individualizarse tanto al causante como a los herederos. En conformidad al art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. En caso de que la sucesión se abra en el extranjero será tribunal competente el del último domicilio que el causante haya tenido en Chile. art. La posesión efectiva se entenderá dada a toda la sucesión. y si no tuvo domicilio en Chile el del domicilio del solicitante. 148 del COT. una vez presentada la solicitud.Tramitación de la posesión efectiva ante tribunales de Justicia Ello procede respecto de las sucesiones testadas o en el caso de las intestadas abiertas en el extranjero. y de los testamentos que aparezcan otorgados por el causante en el Registro Nacional de Testamentos.

Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. que se acompañará a la solicitud de posesión efectiva. 880 del CPC. a lo menos en apariencia. sellados previamente en cada hoja por el secretario. si éstas no existen. según corresponda.C. 881 del CPC. Los herederos que no estén obligados a practicar inventario solemne o no lo exijan al tiempo de pedir la posesión efectiva. 16 de la Ley Nº 16. Debe incluirse en los inventarios una valoración de los bienes.cl 19 . 3 Dictación del auto Una vez presentada la solicitud de posesión efectiva. o la protocolización del inventario simple. pero cuya naturaleza jurídica es la de una sentencia definitiva.En relación a los documentos que deben acompañarse debe distinguirse si la sucesión es testada o intestada. 2 Inventario Esta materia está regulada en el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . La resolución que otorga la posesión efectiva ordenará la facción de inventario de inventario solemne. deberá acudirse a los medios supletorios de prueba del estado civil. art. 1284 del C. la calidad de heredero al que solicita la posesión efectiva. es decir las partidas del Registro Civil. y si existe unanimidad para ello. Si la sucesión es intestada deberá acompañarse el medio de prueba del estado civil. llevará la firma de todos los que lo hayan pedido. En conformidad al art. en razón de lo dispuesto en el art.271. Avda. el juez deberá examinar sus antecedentes y procederá a aceptarla o rechazarla en una resolución que se denomina auto. Dicho inventario. deberán presentar inventario simple en los términos de los artículos 382 y 384 del Código Civil. Si la sucesión es testada deberán acompañarse el respectivo testamento que confiere. el inventario podrá ser simple si dentro de los herederos no existen incapaces de administrar sus bienes.

sin más trámite. según corresponda. lugar y fecha de la muerte. art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. indicando el testamento cuando lo haya. designándolos por sus nombres. profesión u oficio. Si en la masa hereditaria hay sólo bienes muebles la inscripción deberá practicarse sólo en el Conservador del territorio jurisdiccional en que se ha concedido la posesión efectiva. 881 inc. En dicho aviso podrá también anunciarse la facción del inventario solemne. o de la capital de la provincia o de la capital de la región cuando allí no lo haya. apellidos.cl 20 . su fecha y la notaría en que fue extendido o protocolizado. último domicilio del causante. deberá inscribirse el auto en los conservadores de todos los territorios pertinentes. la calidad de la herencia. Si en la sucesión se incluyen varios bienes raíces. El secretario deberá dejar constancia en el proceso que se hicieron las publicaciones en forma legal. el que corresponda al territorio jurisdiccional en que se ha pronunciado el auto de posesión efectiva con indicación de la notaría en que se protocolizó el inventario y la enumeración de los bienes raíces que en él se comprenden. “La resolución que concede la posesión efectiva de la herencia. podrán practicarse las inscripciones especiales que procedan. apellido. se publicará en extracto por tres veces en un diario de la comuna. el tribunal ordenará la inscripción de la posesión efectiva y oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación dando conocimiento de este hecho. 2º del CPC. Con el mérito de dicha inscripción. Avda. la calidad de los herederos. 5 Inscripción Luego deberá solicitarse al juez la inscripción de la resolución que otorga la posesión efectiva en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente.Dicha resolución debe contener: nombre. 882 del CPC. 4 Publicación A ella se refiere el art. Hechas las publicaciones a que se refieren los incisos anteriores y previa agregación de una copia autorizada del inventario. Luego deberá procederse a la facción de inventario solemne o a la protocolización del inventario simple. es decir. Angamos 0610 – Casilla 1280 . profesiones u oficios y domicilios.

debiendo aplicarse las reglas del juicio correspondiente. sin sujeción a los términos y formas establecidas para los asuntos contenciosos. por tanto la pregunta es. Es decir. la que se transforma en contenciosa. caso en el cual se transforma en contencioso. 821 del C. ¿Cuándo está pendiente de ejecución la posesión efectiva?. Si la oposición es planteada por quien no tiene derecho. por tanto es plenamente aplicable el art. 7 Revocación Como la solicitud de posesión efectiva pertenece a la jurisdicción no contenciosa.C.cl 21 . debían pedirse informes al Servicio de Impuestos Internos.Con anterioridad a la Ley 19.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. las normas del juicio ordinario. se puede reclamar en la misma gestión de posesión efectiva. podrá modificarse o revocarse sólo si está pendiente de ejecución. pero puede suceder que se presente un legítimo contradictor. debemos aplicar la norma del art. revocar o modificar las resoluciones negativas que hayan dictado. nuestra jurisprudencia ha determinado que todo depende de la inscripción del auto. “Pueden los tribunales. el tribunal la desestimará de plano. 823 del C. Podrán también en igual caso revocar o modificar las resoluciones afirmativas. Es decir. hay que distinguir. en este caso. y a solicitud del interesado. Si la resolución es negativa podrá modificarse o revocarse si han variado las circunstancias. Si la resolución es positiva.903. si no se ha inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces el auto de posesión efectiva. Avda.P. con tal que esté aún pendiente su ejecución”. Angamos 0610 – Casilla 1280 . está pendiente de ejecución y por ende podrá modificarse o revocarse.. en efecto. 6 Oposición La solicitud de posesión efectiva es un asunto voluntario. variando las circunstancias. uno para que informe sobre la posesión efectiva (ahora el oficio se dirige al Registro Civil) y otro para efectos de determinar el impuesto a las herencias.P.C.

271 permite el pago provisional del impuesto. Avda. De resultar exentas la totalidad de las asignaciones. El plazo para pagar el impuesto es de dos años contados desde la fecha de delación de la asignación. final del art. al presentar la solicitud respectiva se deberá indicar si las asignaciones correspondientes están afectas o exentas de impuestos.Pero si ya se inscribió el auto de posesión efectiva. 53 del Código Tributario.cl 22 . dispone que. En todo caso tratándose de posesiones efectivas que se tramiten ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. se aplica el interés correspondiente del art. Determinación y pago del impuesto a las herencias. en su virtud el impuesto a las herencias pasó a ser de declaración y pago simultáneo ante el Servicio de Impuestos Internos y se eliminó la intervención judicial. El inc.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. si no se paga dentro de plazo.271 en esta materia. para dejarlo sin efecto deberá promoverse un juicio aparte. El art.903 modificó la Ley 16. 271. el art. En definitiva. si no se paga el impuesto dentro de plazo. 51 de la Ley 16. 60 de la Ley 16. 53 faculta al Servicio de Impuestos Internos para liquidar y girar el impuesto. con la constancia de ello en la respectiva solicitud se tendrá por cumplida la obligación de declarar el impuesto que establece la ley. relativo a las posesiones efectivas tramitadas ante el Registro Civil. Angamos 0610 – Casilla 1280 . La ley 19.

Hecho que produce la apertura de la sucesión. Produce una serie de consecuencias jurídicas. la reglamenta en detalle. obra citada. MANUEL. un patrimonio ha quedado sin titular y se inicia el procedimiento que va a determinar a quien le corresponde la continuación en dicho patrimonio. art. Es el momento en que se inicia la transmisión del patrimonio del causante. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Luego de la apertura se realiza la delación de la herencia. 955. al sucesor para que acepte o repudie la asignación. p. produce la apertura y publicación del testamento. Debe probar la muerte aquel que reclama el derecho a suceder. el C. por tanto. la prueba se produce con la presentación de la partida de defunción. 4 SOMARRIVA UNDURRAGA. pero se diferencian como etapas de una manera intelectual. Concepto. Avda. según si la sucesión es intestada o testada. art. La muerte puede ser natural o presunta. Somarriva4 la define como “el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se transmite en propiedad”.LA APERTURA DE LA SUCESIÓN La transmisión hereditaria se inicia con la apertura de la sucesión que opera a la muerte de una persona.cl 23 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. T. 35. En realidad. 84.C. La muerte es la única causal que provoca la apertura de la sucesión. la apertura y la delación ocurren simultáneamente. I. el decreto que concede la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. que es la oferta hecha por la ley o por el causante. no hay sucesión de una persona viva.

art. 1344.cl 24 . ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras”. Por excepción. además la adjudicación tiene un efecto declarativo que es retroactivo al momento de la muerte del causante. es decir. en el caso de la muerte presunta. en el día presuntivo de muerte. por ello para ser capaz de suceder es necesario existir al momento de abrirse la sucesión. y otras veces desde una fecha. Importancia del momento de la muerte. sin que pueda determinarse cual dejó de existir en primer lugar y si uno es llamado a suceder a otro se aplica el art. Respecto de los comurientes.Época de la apertura de la sucesión. 3 La partición y la adjudicación son regidas por la ley vigente a esa fecha. La apertura de la sucesión se verifica en ciertos casos desde un momento. por tanto. 2 Cesa la prohibición para celebrar pactos sobre sucesiones futuras. A dicho momento debe estarse para fijar los derechos a la sucesión del causante. aquellas personas que fallecen en un mismo acontecimiento. no es correcto afirmar que la apertura de la sucesión se produce el día de la muerte del causante. el último día del primer bienio contado desde la fecha de las noticias. Por regla general. norma que debe relacionarse con el Nº 7 y 8 del mismo artículo. Avda.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Angamos 0610 – Casilla 1280 . art. 81 nº 6. 955. “Si dos o más personas llamadas a suceder unos a otros se hallan en el caso del 79. por regla general. se produce la apertura de la sucesión desde el momento mismo de la muerte del causante de cuya sucesión se trata. la apertura de la sucesión se produce en una fecha. 958. así lo ha resuelto la jurisprudencia. Es una presunción legal que puede desvirtuarse con la prueba contraria que acredite que una persona falleció antes que otra. art. 1 Las incapacidades o indignidades para suceder de los asignatarios están referidas a ese momento.

Si el último domicilio del causante se tuvo en el extranjero. 62. el que queda fijado por el lugar en que el difunto tenía su asiento o ejercía habitualmente su profesión u oficio. ya que lo normal es que la persona muera en el luego donde tiene su asiento. por el lugar en que muere el causante. En el caso del ausente la sucesión se abre en el último domicilio que haya tenido en Chile. aquel relativo a un parte determinada del territorio del Estado. Avda. Se determina por el último domicilio del causante el tribunal competente para conocer de todos los derechos de la sucesión. puede probarse el último domicilio mediante información sumaria de testigos. Importancia de la prueba del último domicilio. El art. El domicilio queda fijado. facción de inventario. no se afecta la competencia de los tribunales.. en este caso. En lo relativo a las deudas hereditarias.Lugar en que produce la apertura de la sucesión. Por último domicilio debe entenderse el domicilio civil.cl 25 . en principio.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. puede ocurrir que una persona muera en un lugar diverso a aquel en que tenía su asiento. la posesión efectiva respecto de estos bienes deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en el territorio nacional o en el domicilio del que solicitase la posesión efectiva si aquel no lo hubiere tenido. es quien sostiene lo contrario el que debe cargar con el onus probandi. por ello el acreedor hereditario no es arrastrado por las reglas del último domicilio del causante. Prueba del último domicilio. guarda y aposición de sellos. es juez competente el del domicilio del demandado. y si este dejó bienes en Chile. art. 27 de la Ley Nº 16. esto es importante ya que modifica la regla general en materia de competencia.271. etc. es decir. publicación del testamento. art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Determina la competencia para conocer e intervenir en la posesión efectiva. 955 prescribe que tal lugar es el último domicilio del causante.

Ley que gobierna la sucesión
De acuerdo al art. 955. inc. 2, la sucesión se rige por la ley del
domicilio en que se abre, es decir, por la ley del último domicilio del
causante.

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LA DELACIÓN DE LA SUCESIÓN
En conformidad al art. 956 inc. 1º “La delación de una asignación es
el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla.”
La delación por si sola no atribuye la calidad de heredero o legatario,
lo que surge de ella es una oferta a favor del asignatario para que éste
acepte o repudie, naciendo en ese caso el derecho de opción, el que ingresa
al patrimonio del asignatario aún sin su conocimiento, incluso si fallece
antes de aceptar o repudiar la opción se trasmite a sus herederos, en efecto,
prescribe el art. 957: “Si el heredero o legatario cuyos derechos a la
sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la
herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el
derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca
sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar
la herencia de la persona que lo transmite.”
Lo que caracteriza a la delación es que abre la posibilidad de aceptar
la herencia o de repudiarla, por tanto no se produce de pleno derecho la
adquisición de la asignación.
Momento se produce la delación de la herencia.
Materia regulada en el art. 956 inc. 2, “La herencia o legado se
defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya
sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado
condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el
llamamiento es condicional”.
Es decir, por regla general la delación se produce en el mismo
momento de la apertura de la sucesión.
Excepción: si la asignación está sujeta a condición suspensiva, la
delación opera una vez cumplida la condición
Contraexcepción: si la condición es suspensiva meramente
potestativa y negativa, en este caso se vuelve a la regla general, art. 956
inc. 3 “Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola
voluntad del asignatario, pues en este caso la asignación se defiere en el
momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución
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suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso
de contravenirse a la condición”.
Contra contra excepción: según el art. 956 inc. final, si el testador
hubiere dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo,
pertenezca a otro asignatario la cosa asignada.
Si la asignación está sujeta a condición resolutoria, la delación se
produce de acuerdo a la regla general.

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haciendo suya la asignación.cl 29 . 1222 y siguientes. nace para el asignatario con la delación y no proviene del causante. art. porque los efectos de la aceptación o repudiación se retrotraen al momento en que esta haya sido deferida. Otro tanto se aplica a los legados de especies”. La posesión legal de la herencia no obsta a esta conclusión. 1239 “Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. El CC trata el derecho de opción en el titulo VII del Libro III. o bien puede repudiarla. Excepcionalmente es derivativo y ello ocurre en el caso del derecho de transmisión. El heredero o legatario puede manifestar su voluntad en orden a aceptar la asignación. ni tampoco una manifestación de voluntad por parte del asignatario. por tanto. así lo establece el art. en cuyo caso el asignatario no se constituye en continuador en las relaciones del causante. y convirtiéndose en un sucesor. regulado en el art. la tradición del derecho romano en el que la delación de la herencia no es suficiente para adquirirla. no necesita ninguna declaración judicial. Angamos 0610 – Casilla 1280 . no se adquiere en forma derivativa. es decir. por el solo ministerio de la ley. siendo indispensable que esta asignación se acepte. de pleno derecho.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Avda.EL DERECHO DE OPCIÓN Concepto Es aquel que consiste en la posibilidad de aceptar o repudiar una asignación. Características del derecho de opción Sus características son: 1 Es un derecho originario. El asignatario que fallece trasmite un derecho de opción. una vez producida la delación de la herencia. 957 2 Se adquiere ipso iure. Sigue nuestro CC en esta materia.

es decir. según el inc. no hay razones para excluir el error como causal de nulidad relativa de una aceptación o de una repudiación5. ya que se habla de “rescindirse”. MANUEL. Respecto a la lesión. particularmente. Prescribe el Art. no puede ser dejada sin efecto por la sola voluntad de quien ha ejercido la opción. ni hasta o desde cierto día”. en esta norma se comete una imprecisión. final del art. una vez ejercida la opción. 1228 no se puede aceptar o repudiar una cuota y repudiar el resto de la asignación. sea aceptando o repudiando. El art. 5 En contra opina SOMARRIVA UNDURRAGA.”. ello ocurre en los casos en que opera el derecho de transmisión del art. el intento de transferencia implica una aceptación tácita de la asignación. según el art. 957. y en el de lesión grave a virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al tiempo de aceptarla. sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo. 1227 establece que “No se puede aceptar o repudiar condicionalmente. no podrá rescindirse. que necesitan saber en forma cierta quienes son los asignatarios en contra los cuales podrán dirigirse. Además es posible la revocación si se ha aceptado o repudiado una asignación deferida a un incapaz sin cumplir con las formalidades legales. procede solicitar la nulidad. en vez de “revocación”. 1234 inc. los acreedores hereditarios y testamentarios. no puede traspasarse por actos entre vivos. desde el punto de vista de la doctrina. 4 Es transmisible. Además es una norma interesante. obra citada. 6 No está sujeto a modalidades. ya que se refiere al dolo en los actos jurídicos unilaterales. 1234 “Se entiende por lesión grave la que disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad”. 477 Avda. p.3 Es un derecho intransferible. una vez hecha con los requisitos legales.cl 30 . el fundamento es la protección de los intereses de terceros. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 5 Es irrevocable. II. sin perjuicio de ello. 7 Es indivisible. y no menciona al error. en tal caso. La norma se refiere a la fuerza y al dolo.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1º “La aceptación. T.

2 y 3 del mismo artículo. el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1. Excepción: las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes. sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Tanto la aceptación como la repudiación son actos jurídicos unilaterales. 1225 se modificó por la Ley. por aplicación del art.Ejercicio del derecho de opción.cl 31 . Capacidad para optar. 397 y 1250. La regla general está establecida en el art. 1225 inc. Angamos 0610 – Casilla 1280 . el juez podría autorizar a la mujer para que actúe por si misma. Si es el marido quien se niega. “Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente”. 255. 2 Personas sujetas a guarda. el art. necesitando para ello el consentimiento de su cónyuge. No cumpliéndose con Avda. inc. Se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o con la autorización de otras. art. 1749. 4 Fisco. 1250 prescribe que “Las herencias del Fisco y de todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario. para su perfeccionamiento se necesita la voluntad de una sola parte. aun con beneficio de inventario. 3 Los hijos menores de edad. Reglas especiales sobre la capacidad para aceptar una asignación. es decir. y esta autorización se sujeta al art. Se les prohíbe aceptar por sí solas. según el primero “El tutor o curador no podrá repudiar ninguna herencia deferida al pupilo. se les aplican las reglas generales de los actos jurídicos. 18. los requisitos de existencia y de validez. es decir.585. las cuales no podrán aceptar o repudiar. sin decreto de juez con conocimiento de causa. ni aceptarla sin beneficio de inventario”. 1 Mujer casada en sociedad conyugal. art.802 y posteriormente por la Ley. Esta norma dispone que el marido puede aceptar una herencia de su mujer. Como actos jurídicos que son. se rigen también por las mismas normas. se rigen por las mismas reglas impuestas a los tutores y curadores. corporaciones y establecimientos públicos. 19. 138 bis.

v. mujer casada en sociedad conyugal. 255 en relación con el 397. 2 Personas sujetas a tutela o cúratela. no serán obligadas por las deudas y cargas de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectivamente en beneficio de ellas. 1 Mujer casada en sociedad conyugal. 1236. Sanción en caso de omitirse las autorizaciones judiciales En algunos casos. según el art. En este caso la repudiación no se rescinde sino a favor de los acreedores y hasta concurrencia de sus créditos. lo mismo si se trata de un bien mueble cuyo valor exceda de un centavo. art. también necesita de autorización judicial con conocimiento de causa. en conformidad al art. Reglas especiales sobre la capacidad para repudiar una asignación. hay norma expresa que sanciona la omisión con la nulidad relativa. para los otro casos se puede llegar a idéntica conclusión conforme al art. el marido para repudiar una asignación deferida a la mujer.lo dispuesto en este artículo. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Si lo que se repudia es un legado de una persona que carece de la libre administración de sus bienes. Repudiación en perjuicio de los acreedores Según el art.. ya que se trata de infracción a formalidades habilitantes. 397. exigidas en atención al estado o calidad de las partes. el guardador requiere autorización judicial con conocimiento de causa para repudiar una herencia.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Avda. las personas naturales o jurídicas representadas. 1238 “Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos. y en el sobrante subsiste”. 1749.gr. conforme al art. se aplica la regla de los tutores y curadores. final. 1225 inc. podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. 4 Mujer que es nombrada curadora del marido y que administra extraordinariamente la sociedad conyugal.cl 32 . 3 Padre respecto del hijo. se debe distinguir: si se trata de un bien inmueble también se necesita autorización judicial con conocimiento de causa. necesita el consentimiento de ésta.

Plazo para ejercer la opción
No existe un plazo extintivo y expreso para el ejercicio de este
derecho, pero implícitamente existe un plazo que es el que tiene el falso
heredero para adquirir por prescripción, cuando el falso heredero adquiere,
extingue el derecho del verdadero, dicho plazo es de cinco años o de diez,
según si se ha otorgado o no la posesión efectiva.
Los art. 1231 y 1232 consagran casos especiales de caducidad del
derecho de opción.
El art. 1232 consagra una acción que permite fijar al heredero un
plazo para que acepte o repudie, puede ocurrir que los terceros tengan
derechos que hacer valer en contra de la sucesión y para tal efecto les
interesará que el asignatario se pronuncie sobre el particular, la norma
prescribe “Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de
cualquier persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia; y hará
esta declaración dentro de los cuarenta días subsiguientes al de la demanda.
En caso de ausencia del asignatario o de estar situados los bienes en lugares
distantes, o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo; pero
nunca por más de un año. Durante este plazo tendrá todo asignatario la
facultad de inspeccionar el objeto asignado; podrá implorar las
providencias conservativas que le conciernan; y no será obligado al pago de
ninguna deuda hereditaria o testamentaria; pero podrá serlo el albacea o
curador de la herencia yacente en sus casos. El heredero, durante el plazo,
podrá también inspeccionar las cuentas y papeles de la sucesión. Si el
asignatario ausente no compareciere por sí o por legítimo representante en
tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes que le represente, y
acepte por él con beneficio de inventario”.
Análisis del art. 1232.
La ley confiere la legitimación a cualquier interesado, corresponderá
al tribunal calificar si la persona tiene interés legítimo en el ejercicio de la
acción.
Se ha fallado que los acreedores del asignatario tienen interés en que
éste manifieste su voluntad, ya que puede incrementarse el derecho de
prenda general. Además tienen interés los acreedores del causante en
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determinar los sujetos pasivos en contra de los cuales dirigirse, otros
asignatarios también tendrán interés.
Los interesados deben deducir demanda solicitando que el
asignatario declare si acepta o repudia. Interesa determinar qué debe
entenderse por “demanda”, en términos procesales, la demanda es un
escrito que contiene las acciones del actor y que debe cumplir con los
requisitos del art. 254 del CPC y da lugar a un asunto contencioso. La
jurisprudencia, sin embargo, ha concluido que la expresión debe entenderse
como sinónimo de cualquier requerimiento judicial necesario para
constituir en mora al asignatario, de aceptar o repudiar, y por lo tanto, se
trata de una solicitud donde se pide la notificación al asignatario para que
en el plazo establecido por la ley acepte o repudie.
Es tribunal competente el juez del último domicilio del causante.
El Art. 1232 otorga un plazo de 40 días para hacer la declaración de
aceptación o repudiación. Este es un plazo fatal porque la ley ocupa la
expresión “dentro de”, es también un plazo de días corridos, tal es la regla
general del CC . El plazo es prorrogable hasta por un año en el caso que el
asignatario se encuentre ausente o los bienes se encuentren en lugares
distantes o por cualquier otro grave motivo, si se trata de un asignatario
ausente se le nombrara un curador que lo represente y que acepte por él con
beneficio de inventario; también puede repudiar pero con autorización
judicial y conocimiento de causa, el plazo se cuenta desde la demanda pero
se ha entendido que opera desde la notificación de la solicitud, que debe ser
personal o personal subsidiaria.
En conformidad al art. 1233, el asignatario constituido en mora de
declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia.
La Corte de Apelaciones de Santiago le confirió carácter de
caducidad y declaró que operaba por el solo ministerio de la ley; esto
quiere decir, que cualquier declaración del tribunal será meramente
declarativa porque estará destinada a reconocer una situación jurídica que
ya ha operado.
Análisis del art. 1231
Según el art. 1231; “El heredero que ha substraído efectos
pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad de repudiar la herencia, y
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no obstante su repudiación permanecerá heredero; pero no tendrá parte
alguna en los objetos substraídos. El legatario que ha substraído objetos
pertenecientes a una sucesión, pierde los derechos que como legatario
pudiera tener sobre dichos objetos, y no teniendo el dominio de ellos será
obligado a restituir el duplo. Uno y otro quedarán, además, sujetos
criminalmente a las penas que por el delito correspondan.”
Para que opere la sanción del art. 1231 deben concurrir los siguientes
requisitos:
1 El heredero debe sustraer bienes pertenecientes a la herencia, es decir, se
necesita un acto material de sustracción, esto tiene lugar cuando la cosa ha
sido separada, apartada o extraída del ámbito de custodia de quien la
tuviese.
Esta sustracción ha declarado la Corte de Apelaciones de Talca debe
ser posterior a la muerte del causante porque desde entonces los bienes
pertenecen a la sucesión.
2 Intención dolosa, es decir, se exige un elemento subjetivo que consiste en
un ánimo fraudulento de aprovecharse en beneficio propio de la cosa
perteneciente a la sucesión, no bastando para configurarlo la mera
negligencia.
3 La doctrina agrega la “pluralidad de herederos”, lo que parece obvio. Si
hay un heredero no es posible aplicar esta norma, el fundamento de la
sanción es proteger la igualdad de los herederos.
4 Sanciones del art. 1231, respecto del heredero, queda privado de la
facultad de repudiar, no obstante repudie, y la aceptación es impuesta por la
ley, la aceptación pura y simple, queda privado de solicitar el beneficio de
inventario, el asignatario no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos y
pierde el derecho a la cosa, y finalmente, tiene una responsabilidad criminal
Respecto del legatario que ha sustraído bienes de la sucesión, pierde
los derechos que como legatario pueda tener en la cosa, y si no tiene el
dominio de ellos tiene que restituir el duplo, y tiene responsabilidad penal
por los delitos que correspondan.
5 Es un delito civil, luego se aplica el plazo de prescripción del art. 2332,
es decir, 4 años contados desde la sustracción.
Avda. Angamos 0610 – Casilla 1280 - Fono (55) 355710 – Fax (55)355881
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y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar. Art. y la Corte Suprema en algunos fallos. si no ha sido autorizada por el juez a petición del heredero. 1244. o en un acto de tramitación judicial”. si una persona se individualiza como heredero la ley entiende que ha aceptado la herencia. cuando se toma el título de heredero. aun para objetos de administración urgente. obligándose como tal heredero. La aceptación es expresa.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1241. Art. protestando éste que no es su ánimo obligarse en calidad de tal”. es acto de heredero. Respecto a la aceptación tácita. los de inspección y administración provisoria urgente. 1241 “La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. sino en su calidad de heredero. sostiene que se trata de un asunto de hecho y debe ser determinado por el Avda. Es decir. “La enajenación de cualquier efecto hereditario. Angamos 0610 – Casilla 1280 . prescribe el art. y que no hubiera tenido derecho de ejecutar. 1242 agrega “Se entiende que alguien toma el título de heredero. El legislador ha indicado algunos actos que no importan aceptación tácita y otros que sí la constituyen. y que no hubiera tenido derecho de ejecutar. no son actos que suponen por sí solos la aceptación”. 1241. art. Un sector de la doctrina.cl 36 .Aceptación expresa y tácita El párrafo II titulo VII del Libro III establece normas especiales para las herencias. Hay que distinguir entre aceptación expresa y tácita. Es expresa cuando se toma el título de heredero. sino en su calidad de heredero”. el art. La aceptación es tácita si el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar. conforme al art. cuando lo hace en escritura pública o privada. 1243 “Los actos puramente conservativos. la doctrina discute si determinar las actuaciones que constituyen dicha aceptación es una cuestión de hecho o de derecho.

por tanto. Angamos 0610 – Casilla 1280 . no es susceptible de ser conocido por vía de la casación en el fondo. por lo que cesa en su cargo el curador que se haya nombrado. art. 1239. se suma a su cuota proporcionalmente según lo que corresponde al asignatario que falta o renuncia. 2 En segundo lugar si durante el periodo intermedio otro coasignatario renuncia a la asignación el aceptante goza del derecho de acrecer.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Efectos de la aceptación Sea expresa o tácita produce un efecto retroactivo. El art. Otros señalas que se trata de un asunto de derecho. como contrapartida el asignatario debe soportar las pérdidas que hayan ocurrido en el tiempo intermedio. y con ello los frutos de la cosa. la aceptación se retrotrae al momento en que fue deferida la herencia o legado.cl 37 . pues en tales casos se debe la asignación desde el cumplimiento de la condición o vencimiento del plazo. 3 En tercer lugar termina la herencia yacente. Efectos del derecho de opción Debemos distinguir entre aceptación y repudiación. El numeral primero se dispone que los asignatarios de especie tendrán derecho a los frutos y accesiones de la cosa al momento de abrirse la sucesión.juez de fondo y que. se entiende que la aceptación se ha producido en el mismo momento de la delación. por cuanto es la calificaron jurídica de una conducta realizada por el heredero. salvo que la asignación haya sido a plazo o bajo condición suspensiva. es decir. se trata de una norma que se encuentra a propósito de la partición. periodo que en doctrina se denomina en descubierto. es decir. De lo anterior se derivan las siguientes consecuencias: 1 El asignatario goza de todos los aumentos sobrevenidos a la asignación en el tiempo intermedio. salvo que expresamente el testador haya ordenado otra cosa. por lo tanto. 1338 regula la situación de los frutos que se han producido en el tiempo intermedio. Avda.

“El que a instancia de un acreedor hereditario o testamentario ha sido judicialmente declarado heredero.Efectos de la repudiación: También produce un efecto retroactivo al momento de la delación. sin necesidad de Avda. se entenderá serlo respecto de los demás acreedores. no hay una transferencia entre el que repudia y el que. en virtud de la aceptación la calidad de heredero o legatario queda definitivamente establecida. lo que significa que el que repudia se considera como si nunca hubiese sido llamado a la sucesión. las que se consideran sucesores directos del causante. 1246. Efecto de la cosa juzgada en materia de aceptación Según el art. por ello el art. 1239. en el que existe un crédito en favor del legatario en contra del obligado a pagar el legado.cl 38 . Angamos 0610 – Casilla 1280 . 3 Si quien repudia tiene un sustituto. en este caso ni la aceptación.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. éste va a reemplazarlo en la herencia. conforme al art. es decir. lo que origina las siguientes consecuencias. 1 La asignación repudiada pasa a otras personas. y de este modo va a operar la adquisición del patrimonio o de un bien determinado por sucesión por causa de muerte. recibe la asignación. Agotamiento del derecho de opción Una vez que se haya ejercido la opción. 2 se refiere a los legados de especie y no incluye al legado de género. pueden tener efecto retroactivo porque no se llama a este legatario a una cosa particular. este derecho se agota. o condenado como tal. De especial importancia es el legado de género. 2 Si hay repudiación operará a favor de otros asignatarios el derecho de acrecer. aceptando o repudiando. ni la repudiación. en definitiva. 1239 inc. Con la repudiación también se agota el derecho de opción. y produce como consecuencia que el renunciante se aparta para siempre de la sucesión y se mira como si nunca hubiese sido sucesor.

es decir. sin limitar la responsabilidad del heredero. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. es decir. si el heredero es acreedor del causante. De la aceptación pura y siempre surge la responsabilidad ultra vires hereditatis. por lo tanto va a existir solo un patrimonio en contra del cual van a dirigirse indistintamente los acreedores del causante y los del heredero.cl 39 . Este efecto también se produce para el caso que se haya aceptado pura y simplemente o con beneficio de inventario.juicio. es decir.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. la única forma de evitar esta responsabilidad tan gravosa es el beneficio de inventario. además. en circunstancias que la calidad de heredero es indivisible. el fundamento de ello es lógico. en virtud del principio de continuidad el patrimonio del heredero se va a confundir con el patrimonio del causante. 3. Angamos 0610 – Casilla 1280 . algunos autores hacen la precisión de que el art. que el heredero responde con sus propio patrimonio e ilimitadamente por las deudas que ha dejado el causante. “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Avda. Aceptación pura y simple. puede ser expresa o tácita y. puede ser pura y simple o con beneficio de inventario. pues resulta absurdo que una persona sea tenida por heredero para uno y no respecto de los demás. La misma regla se aplica a la declaración judicial de haber aceptado pura y simplemente o con beneficio de inventario”. es decir. 1246 es aplicable solo a las sentencias positivas. Se trata de una excepción al principio del efecto relativo de las sentencias consagrado en el art. Es aquella en que se acepta sin beneficio de inventario. aquella que declara que la persona no es heredero. aquellas que declaren a una persona como heredero y no se aplica a la sentencia negativa. Además se va a producir con la aceptación la confusión de las calidades de acreedor y deudor. Clases de aceptación Como ya hemos visto. en este caso se va a producir el efecto normal de la sucesión hereditaria.

Deben concurrir dos testigos mayores de edad que sepan leer y escribir y sean conocidos del ministro de fe. 1247. respecto de los acreedores del causante el beneficio de inventario no les causa perjuicio porque cuando ellos contrataron con el causante tuvieron en vista el patrimonio de éste como derecho de prenda general y no tuvieron en consideración que este aumentaría con el patrimonio de los herederos6. previo decreto judicial. Avda. “Es inventario solemne el que se hace. II. T. El único requisito para el beneficio de inventario es el inventario solemne. Angamos 0610 – Casilla 1280 . El inventario solemne está regulado en los art. no es justo que el heredero se vea perjudicado con la aceptación.” El beneficio de inventario persigue un fin de equidad. MANUEL. El beneficio de inventario esta definido en el art. 491. Requisitos del inventario solemne: 1 Se requiere la presencia de un ministro de fe: notario o secretario del tribunal. 858 . 858 del CPC define inventario solemne.Aceptación con beneficio de inventario. 6 SOMARRIVA UNDURRAGA. sucede en todas las obligaciones transmisibles del difunto a prorrata de su cuota hereditaria. generalmente se hace ante notario. El art. 382 y siguientes del CC relativos a las guardas y arts. sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. 1245 dispone que “El que hace acto de heredero sin previo inventario solemne.865 del CPC y en los art. por el funcionario competente y con los requisitos que en el artículo siguiente se expresan”. 1254 a 1256 del mismo código.cl 40 .. “El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias. gozará del beneficio de inventario”. El art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. obra citada. Habiendo precedido inventario solemne. p. aunque le impongan un gravamen que exceda al valor de los bienes que hereda.

el curador de la herencia yacente.cl 41 . 1255: “Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea. Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario en lo que les pareciere inexacto”.802. peso o medida. Según el art. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo. testigos y el ministro de fe. curadores o cualesquiera otros legítimos representantes. los herederos presuntos testamentarios o abintestato. mes y año en que comienza y concluye el inventario. y el juramento debe constar en el inventario.2 Manifestación de los bienes: el interesado debe señalar cuales son los bienes que se están inventariando y el ministro de fe dejará constancia de los bienes y la persona que los señala. 3 Citar a todos los interesados conocidos y que según la ley tengan derecho a asistir. 382 a propósito de las tutelas y curatelas dispone: “El inventario hará relación de todos los bienes raíces y muebles de la persona cuya hacienda se inventaría. los legatarios. tutores. interesados que hayan asistido. si el inventario se realizó ante el secretario del tribunal. 7 Concluido el inventario se procede a la protocolización de éste en el registro del notario que intervino en el inventario o en aquel que el juez designe. los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. 1255 incluye impropiamente en los representantes legales al marido. 5 El que hace la manifestación de los bienes debe jurar que no hay otros bienes que manifestar. cuando no lo fueren por sus maridos. con expresión de la cantidad y calidad. sin perjuicio de hacer las explicaciones necesarias Avda. particularizándolos uno a uno. 18. El art. Bienes comprenden el inventario. representación que debe entenderse tácitamente derogada por la Ley. El art. o señalando colectivamente los que consisten en número. 4 Se debe dejar constancia en el inventario en letras del lugar. día. 6 El inventario debe ser firmado por el manifestante. Angamos 0610 – Casilla 1280 . los socios de comercio.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.

las escrituras públicas y privadas. y su objeto es proteger al fideicomisario. Ocurre cuando se encuentran bienes del causante de los que no se tuvo noticia en su momento. si hay herederos que quieren aceptar con beneficio de inventario y otros que no. conforme al art.” Sin embargo hay personas obligadas a aceptar con beneficio de inventario. los créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante o sólo noticia. Personas obligadas a aceptar con beneficio de inventario Éstas son: 1 Los coherederos. o que sea necesario destruir con algún fin moral”. 2 Los herederos fiduciarios. y en general todos los objetos presentes. en este caso procede la agregación del inventario o ampliación del inventario. exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad.cl 42 . según el art. Es posible o puede ocurrir que el inventario resulte incompleto y que aparezcan posteriormente otros bienes del causante. aquellos que deben restituir la cosa asignada al fideicomisario cumplida la condición. Angamos 0610 – Casilla 1280 . y otras que no pueden invocar este beneficio. Además el inventario debe contener aún los bienes que no fueren propios del causante.para poner a cubierto la responsabilidad del guardador. así lo declara expresamente el art. los libros de comercio o de cuentas. 1249: “El testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con beneficio de inventario. en tales casos todos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. 1251 “Los herederos fiduciarios son obligados a aceptar con beneficio de inventario”. 1248 “Si de muchos coherederos los unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los otros no.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. art. es decir. La regla general es que el heredero puede o no aceptar con beneficio de inventario. todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario”. Avda. incluso el testador no puede coartar esta libertad. 384 y 385 la mera aserción (mera declaración) que determinadas cosas pertenecen al causante no hace prueba del dominio. Comprenderá asimismo los títulos de propiedad.

Angamos 0610 – Casilla 1280 . 2º del art. Casos en que no se puede aceptar con beneficio de inventario Tales casos son: 1 El que hace acto de heredero. inc. situación ya analizada. 1256 “El heredero que en la confección del inventario omitiere de mala fe hacer mención de cualquiera parte de los bienes. 2 El heredero que en el inventario omite bienes o simula deudas de mala fe. 1250 inc. por pequeña que sea. 4 Los incapaces. 1252 “Todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero”. pierde la facultad de repudiar la herencia. 2 Existe una discusión en doctrina en orden a determinar si este beneficio produce separación de patrimonio. 1250 “Se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o con la autorización de otras”.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.1. Este es el efecto propio del beneficio de inventario. pero no tendrá parte alguna en los objetos substraídos”. Avda. Efectos del beneficio de inventario La aceptación con beneficio de inventario produce los efectos que se pasan a indicar: 1 Se limita la responsabilidad del heredero hasta el monto de lo que recibe en su calidad de tal. “Las herencias del Fisco y de todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario. 1 “El heredero que ha substraído efectos pertenecientes a una sucesión. art. no gozará del beneficio de inventario”.cl 43 . 1231 Inc. art. Nótese que la norma exige mala fe. o supusiere deudas que no existen. 3 El heredero que sustrajo efectos pertenecientes a una sucesión. y no obstante su repudiación permanecerá heredero. art. art.3 Personas jurídicas de derecho público.

1610 Nº 4. art. obra citada. ¿Por qué hay pago con subrogación?. por el tenor literal del art. El profesor Somarriva7 piensa que no hay separación de patrimonios. e incluso llega a sostener que la tesis de que no hay separación de patrimonios es criticable en atención al tenor del art. debe pagar a la sucesión todo lo que le debía al causante. con lo que se limita el monto. pero no los bienes con los que se integra tal monto. RAMÓN. 1610 Nº 4. obra citada. 1259 y 1669).Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Si estimamos que no hay separación de patrimonio los acreedores del causante podrán perseguir indistintamente unos y otros. norma relativa al pago con subrogación. sostiene que el beneficio de inventario sí produce la separación de patromonio “no se explica de otro modo que el beneficio de inventario impida que se extingan por confusión las obligaciones mutuas de causante y heredero (arts. pero advierte que hay muy buenas razones para estimar que sí se produce separación de patrimonios. 1259 en relación con el art. y especialmente a beneficio: 4º. la única forma de explicar la subrogación es la separación de patrimonios. Avda. MANUEL. que el heredero conserve el derecho de cobrar en el patrimonio hereditario sus créditos y deba pagar las deudas que tenía para con el de cuius. Meza Barros8. p. pero limitados al monto que recibió el heredero. MEZA BARROS.cl 44 . Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia”. T. por ello el heredero puede solicitar el pago de sus créditos y dirigirse en contra del patrimonio hereditario y por otro lado. II. esto es. 1669. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 501-503. “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la voluntad del acreedor. por el contrario.Si la respuesta es afirmativa los acreedores del causante solo podrán hacer valer sus créditos en los bienes que recibe el heredero y no podrán perseguir los bienes propios o personales del heredero. en todos los casos señalados por las leyes. 1247. en la parte que dice “sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado”. p. norma que define beneficio de inventario.” Además se basa en el ya explicado art. El argumento es el siguiente: si no existe separación. 7 8 SOMARRIVA UNDURRAGA. 3 Impide que se produzca la confusión de los créditos del causante con los del heredero. 140 y 141.

506-507. si en aquélla no lo hubiere. deberá probarlo presentando a los demandantes una cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho”.cl 45 . citar a los acreedores hereditarios y testamentarios que no hayan sido cubiertos. y obteniendo de ellos o del juez la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarles”. T. 1258 “Se hará asimismo responsable de todos los créditos como si los hubiera efectivamente cobrado. y el saldo que reste de los otros. art. deberá el juez. “El heredero beneficiario será responsable hasta por culpa leve de la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban”. 1262 “Consumidos los bienes de la sucesión. agrega el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . La doctrina dice que aquí hay una dación en pago9 a favor de los acreedores. obra citada. 2 Agotamiento de los bienes hereditarios en el pago de las deudas. poniendo a disposición de los interesados las acciones y títulos insolutos. art. en el pago de las deudas y cargas. para que reciban de dicho heredero la 9 SOMARRIVA UNDURRAGA. 1260. “El heredero beneficiario que opusiere a una demanda la excepción de estar ya consumidos en el pago de deudas y cargas los bienes hereditarios o la porción de ellos que le hubiere cabido. por medio de tres avisos en un diario de la comuna o de la capital de provincia o de la capital de la región. Extinción de la responsabilidad del heredero beneficiario Su responsabilidad se extingue: 1 Por abandonar los bienes de la sucesión. II. 1263. MANUEL. sin perjuicio de que para su descargo en el tiempo debido justifique lo que sin culpa suya haya dejado de cobrar. art. a petición del heredero beneficiario. 1261 “El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarse de sus obligaciones abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión que deba entregar en especie. Avda. p. o la parte que de ellos hubiere cabido al heredero beneficiario. Responsabilidad que tiene el heredero con relación a los bienes hereditarios Según el art.El beneficio de inventario como excepción perentoria El beneficio de inventario es una excepción perentoria.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.

Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el heredero beneficiario será declarado libre de toda responsabilidad ulterior”. Avda. y aprobada la cuenta por ellos. Angamos 0610 – Casilla 1280 .cl 46 . o en caso de discordia por el juez.cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho.

ello tanto si la sucesión es testada como intestada. además se requiere ser persona cierta y determinada. testigos del testamento. sin que se pueda recurrir a la analogía. el que invoca una incapacidad o una indignidad deberá soportar el onus probandi.cl 47 . Por tanto. éstas deben ser interpretadas restrictivamente. Manuel. además. Avda.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. “Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna”. obra citada. La regla general en esta materia está establecida en el art. 10 SOMARRIVA UNDURRAGA. Incapacidades en nuestro sistema. luego la excepción está constituida por la incapacidad y la indignidad. por tal tazón. Las incapacidades son: 1 No tener existencia al momento de abrirse la sucesión 2 Falta de personalidad jurídica 3 Condena por el crimen de dañado ayuntamiento 4 Incapacidad del eclesiástico confesor 5 Incapacidad del notario. el asignatario requiere ser capaz y digno de suceder. 961.INCAPACIDADES E INDIGNIDADES PARA SUCEDER Generalidades Para suceder por causa de muerte. p. Angamos 0610 – Casilla 1280 . INCAPACIDADES PARA SUCEDER Concepto de incapacidad Es la aptitud de una persona para recibir asignaciones por causa de muerte10. la regla general es la capacidad y la dignidad para suceder. familiares y dependientes 1 No tener existencia al momento de abrirse la sucesión. 117.

Asignaciones hechas a personas que no existen. primera parte. pero que se esperan que existan. se aplica la misma limitación del caso anterior. 2 º que “Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición. 2º del art. basta con la existencia natural que se inicia con la concepción. . 1º del citado art.Prescribe el art. 1º. pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado”. lo anterior debe relacionarse con el art.Asignatario condicional. por ello establece el art. 963. art. 77 que regla los derechos eventuales del que está por nacer. Ello se justifica ya que en nuestro sistema no tiene existencia aquel que no es persona. Avda.cl 48 . 118. inc. en este caso normado en el inc. es decir. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 962 inc. el límite es que la persona debe llegar a existir dentro de diez años contados desde la apertura de la sucesión. no es suficiente con existir al momento de abrirse la sucesión. sino que. 962.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. La segunda parte del inc.078 inc. no transmite derecho alguno”. que “Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión”. gremios y cofradías que carecen de personalidad jurídica. inc. Existen excepciones a esta incapacidad. . 3º. bastará existir al momento de abrirse la sucesión del transmitente. obra citada. p. pero existe una excepción referida a la asignación que tiene por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento. y por tanto no puede ser titular de derechos. 1. agrega “salvo que se suceda por derecho de transmisión según el artículo 957. es necesario tener existencia al momento de cumplirse la condición. esto es. . 2 Falta de personalidad jurídica La incapacidad se refiere a los establecimientos. es suficiente que la criatura esté concebida para ser capaz de suceder11. final.Asignaciones hechas en premio de servicios a personas que no existen. Manuel. 3 Personas condenadas por el crimen de dañado ayuntamiento 11 SOMARRIVA UNDURRAGA. No es necesario para suceder tener existencia legal.

es propia de la iglesia católica. Angamos 0610 – Casilla 1280 . convento. Esta incapacidad no opera si el asignatario ha contraído con el causante un matrimonio capaz de producir efectos civiles. En el C.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. o si además es extiende a las demás confesiones religiosas. o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento. el eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la misma enfermedad. Del tenor literal de la norma se desprende que está referida a los sacerdotes de la iglesia católica. 965 “Por testamento otorgado durante la última enfermedad. porque en las confesiones protestantes no existe la confesión. testigos del testamento. Avda. éstos eran los provenientes de relaciones adulterinas e incestuosas. si no hubiese habido testamento”.cl 49 . era la iglesia católica. no podrá recibir herencia o legado alguno. existían los hijos de dañado ayuntamiento. ni la orden. original. ni recaerá sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían heredado abintestato. ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En la actualidad. opera sólo en la sucesión testada y su objetivo es proteger la libertad de testar. la confesión religiosa que tenía en mente el legislador de la época. ni aun como albacea fiduciario.Incapacidad regulada en el art. Nótese que la norma exige la condena judicial. el adulterio no es objeto de sanción criminal. Esta incapacidad a diferencia de las anteriores. El Código Penal no contempla el crimen de dañado ayuntamiento. 5 Incapacidad del notario. Pero esta incapacidad no comprenderá a la iglesia parroquial del testador. 4 Incapacidad del eclesiástico confesor Regulada en el art. hasta la dictación de la ley Nº 5.750 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. además que la expresión “parroquia” utilizada por la norma. finalmente. o cofradía de que sea miembro el eclesiástico. por ello la doctrina entendía que el crimen de dañado ayuntamiento se refería a los delitos de adulterio y de incesto en la forma en que estaban sancionados en el Código Penal. Se ha discutido si se aplica sólo a la iglesia católica. familiares y dependientes.C. 964.

No vale tampoco disposición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los testigos. aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona”. art. son. por tanto.Regulada en el art. 966 “Será nula la disposición a favor de un incapaz. empleados o asalariados del mismo. o del cónyuge de dicho escribano o funcionario. o de cualquiera de los ascendientes.cl 50 . Angamos 0610 – Casilla 1280 . Avda. o del funcionario que haga las veces de tal. de modo de evitar presiones que puedan ejercerse sobre el testador. ascendientes. ello se desprende del art. existe objeto ilícito ya que se trata de un acto prohibido por las leyes. 967 “El incapaz no adquiere la herencia o legado.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. descendientes hermanos o cuñados”. inmodificables y no pueden ser perdonadas por el testador. cuñados. hermanos. o de su cónyuge. 3 El incapaz puede llegar adquirir la asignación por prescripción. 2 Toda disposición testamentaria en favor de un incapaz es nula de nulidad absoluta. Características de las incapacidades Las incapacidades presentan las características que se indican: 1 La principal característica es que son de orden público. El objeto de esta incapacidad es proteger la libertad de testar. 1061 “No vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare el testamento. el plazo de prescripción es de diez años. es decir. se establecen en razón del interés general de la comunidad. mientras no prescriban las acciones que contra él pueden intentarse por los que tengan interés en ello”. descendientes.

en este caso. no socorrió al causante en estado de demencia o destitución. con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. 968 Nº 1. 3 El consanguíneo que dentro del sexto grado inclusive. Angamos 0610 – Casilla 1280 . se necesita un juicio diverso al de indignidad. Avda. Causales de indignidad Las causales de indignidad son: 1 El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto. en el que se haya acreditado el atentado grave. 4 El que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. art. A diferencia de las otras causales de indignidad. Se sanciona el incumplimiento del deber moral de socorrer a los parientes.cl 51 . o ha intervenido en este crimen por obra o consejo. 968 Nº 4. o de su cónyuge. El objetivo es proteger al causante de los herederos inescrupulosos que intenten atentar contra su vida. la regla general es la dignidad. o la dejó perecer pudiendo salvarla. la excepción está constituida por la indignidad. con el objeto de sucederle en sus bienes. art. o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. art. 968 Nº 3.INDIGNIDADES PARA SUCEDER Concepto Es la falta de mérito para recibir asignaciones por causa de muerte. art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. honor o bienes del causante. 968 Nº 2. 2 El que haya atentado gravemente contra la vida. Al igual que lo que sucede con las incapacidades.

porque en nuestro sistema lo que se presume es la buena fe.cl 52 . el dolo no se presume. art. pueden ser perdonadas por el causante.El objetivo es proteger la libertad de testar sancionando al que por medios ilícitos intenta obtener alguna disposición testamentaria. art. 9 El que. esta causal no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por temor reverencial hubieren podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto. El objetivo es impedir la burla de las normas que regulan las incapacidades para suceder. a menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa. Se sanciona al que intenta impedir el conocimiento de la última voluntad del causante. La jurisprudencia ha establecido que no es indigna de suceder aquella persona que fallece en mora de aceptar el encargo. de este modo. 970. El objetivo es sancionar la negligencia de aquel que no denuncia el homicidio cometido en el causante. Angamos 0610 – Casilla 1280 . se compromete a hacer pasar bienes del causante a un incapaz para suceder. art. por tanto. Avda. 5 El que dolosamente ha detenido u ocultado el testamento. lo cual es excepcional. la intención del legislador. ya que éstas son de orden privado. 7 No solicitar el nombramiento de guardador del causante. 10 Albacea removido por dolo. 968 N º 5. art. a sabiendas. 971. art. salvo los casos en que la ley establece la presunción contraria. 11 Partidor que prevarica. “Presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación”. Esta norma es importante porque establece una presunción de dolo. 6 El mayor de edad que no denuncia a la justicia el homicidio cometido en el difunto. art. pero la doctrina critica esta indignidad.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. art. 972. 1300. burlándose. 1329. 969. 8 Excusa ilegítima del guardador o del albacea.

El legatario sí que requiere posesión material. es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos”.cl 53 . inc. estando obligado a obtenerlo. art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 974 “La indignidad no produce efecto alguno. sólo miran al interés individual del causante. 114. 973 “… no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen. y son: 1 Menor que se casa sin el consentimiento de un ascendiente. puede ser desheredado por todos sus ascendientes. 994 en relación con el art. 3 El cónyuge que hubiere dado lugar a la separación judicial por su culpa. 3 La indignidad se purga por posesión de cinco años. Características de las indignidades Sus características son: 1 Son de orden privado. a instancia de cualquiera de los interesados en excluir al heredero o legatario indigno. en tal caso. por este motivo. art. 975. art. 2 El que se casa teniendo el impedimento de segundad nupcias. art. aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después”. dado que el indigno adquiere la asignación y sólo la pierde cuando se declara judicialmente la indignidad. art. pueden ser perdonadas por el causante. 2º del art. esto es. Avda. 4 Los padres cuya filiación se determinó judicialmente. a diferencia de lo que sucede con las incapacidades. 203. 2 Debe declararse judicialmente. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Es aplicable el procedimiento ordinario. si no es declarada en juicio. Declarada judicialmente. y además pierde la mitad de los bienes que abintestadamente le hubiesen correspondido. 127. art.Situaciones que se asimilan a las indignidades Existen ciertos supuestos que pueden equipararse a las indignidades. “Parece lógico concluir que basta la posesión legal tratándose de una herencia. por ello se considera que se hace indigno parcialmente de suceder. 994.

p. 134. estén de buena o de mala fe. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 5 No pasa a terceros de buen a fe. en virtud de lo prescrito en el art. mal podrá transmitir.pues como veremos más adelante. las incapacidades y las indignidades no privan del derecho de alimentos. con el vicio de indignidad. Avda. no existe posesión legal”12. 12 SOMARRIVA UNDURRAGA. obra citada. Manuel. art. 979. es decir. ya que si un incapaz nada adquiere. 977. aquellos que ignoran la existencia de la causal de indignidad. 4 La indignidad se transmite a los herederos. “nadie puede transmitir más derechos que los que tiene”. respecto de éste.cl 54 . en cambio la incapacidad pasa contra terceros.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Finalmente señalemos que. A diferencia de la incapacidad.

De lo anterior. En otras palabras. en tal evento se considera que nunca fue llamado a la sucesión del causante.cl 55 . 3 Finalmente. dicho derecho ya ha ingresado a su patrimonio. podría acontecer que el asignatario muera antes de aceptar o repudiar. aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. en este caso estamos en presencia del derecho de transmisión Podemos definir el derecho de transmisión como la facultad del asignatario en orden a aceptar o repudiar la asignación deferida a su causante fallecido sin haber ejercido el derecho de opción. del mismo modo. Se trata de una aplicación de las reglas generales. puede desprenderse que tres son las situaciones que podrían presentarse. de ella se origina el derecho de opción. sino. Angamos 0610 – Casilla 1280 . en cuyo caso se constituye en sucesor. una vez producida la delación. por lo contrario. se transmite a sus asignatarios. inc. 957.DERECHO DE TRANSMISIÓN Concepto Según ya hemos estudiado. ya que. si una persona fallece sin ejercer su derecho de opción. 1 º. ya sea aceptando o repudiando la asignación.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 2 El asignatario rechaza la asignación. 1 El asignatario acepta la asignación. transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito. así como un heredero adquiere los bienes que le transmite su causante. el derecho de transmisión no implica una situación de excepción. es una aplicación de las reglas generales de la transmisión. Prescribe el art. Reglas del derecho de transmisión Este derecho se rige por las siguientes reglas: Avda. fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido. luego. la posibilidad del asignatario en orden a manifestar su voluntad. esto es.

2 Se aplica tanto a las herencias como a los legados.1 Opera tanto en la sucesión testada como en la intestada. Título I. reglas que se aplican a la sucesión testada y a la intestada. Avda. no puede operar el derecho de transmisión. 957 al establecer que si el heredero o legatario que fallece sin aceptar o repudiar transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar. Ninguna duda deja el art. Requisitos del transmitente Ellos son: 1 Debe haber fallecido sin ejercer el derecho de opción. y no a los legatarios. a quien pasa la facultad de aceptar o repudiar la asignación. si ejerció este derecho. el primer causante. Ello queda demostrado en virtud de un argumento de texto. ya hemos indicado que por el derecho de transmisión se pueden adquirir herencias y legados. El primer causante: es aquel que fallece dejando una asignación que no fue aceptada ni repudiada. es decir. Angamos 0610 – Casilla 1280 . En este derecho intervienen tres personas.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.cl 56 . 957 al disponer si el heredero o legatario. la que se transmite sólo a los asignatarios a título universal. así lo establece el art. 957 está ubicado en el Libro III. el transmitente y el transmitido. luego transmite esta facultad a sus herederos. ello se explica en razón de que el derecho de opción está incluido en la universalidad denominada herencia. Definiciones y Reglas Generales. 3 El adquirente debe ser heredero. Personas que intervienen en el derecho de transmisión. por tanto mediante el derecho de transmisión se pueden adquirir tanto herencias como legados. El transmitente o transmisor: es aquel que ha fallecido sin aceptar o repudiar. 2 Deber ser heredero o legatario del primer causante. el art. El transmitido: es un heredero del transmisor.

957.cl 57 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. es decir. 4 El transmisor debe ser digno y capaz de suceder al primer causante. 3 Debe ser capaz y digno de suceder al transmisor. a diferencia de lo que sucede con el transmitente quien puede ser tanto heredero como legatario.3 El derecho del transmitente en la sucesión no debe haber prescrito. Finalmente. Ello porque lo que se transmite es el derecho de opción. asignatario a título universal. debe cumplir con los requisitos necesarios para suceder. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. 2 Debe haber aceptado la herencia del transmitente. Angamos 0610 – Casilla 1280 . establece el inc. el que va incluido en el derecho real de herencia. 2 º del art. es decir. señalemos que no existe problema en que el transmitido acepte la asignación que le corresponde en la sucesión del transmisor y repudie la que se le defiere por el derecho de transmisión. 957. ello en conformidad al art. Requisitos del transmitido Éstos son: 1 El transmitido debe ser heredero del transmitente. Avda.

el legislador debe indicar el destino del patrimonio del causante. por ejemplo. Ante la ausencia de un testamento en el que se manifieste la voluntad del testador. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 3 Si la disposición no ha tenido efectos. por sí. Campo de aplicación En conformidad al art. tal como ocurre con el derecho de transmisión y con el derecho de representación. 2 Si dispuso. LA SUCESIÓN INTESTADA Concepto La sucesión intestada es aquella que es regulada por la ley. opera en tres casos: 1 Si el causante no dispuso de sus bienes. En las sucesiones indirectas la asignación se adquiere a través de otro. la sucesión será directa o indirecta. 980. el hijo sucede en forma directa al padre.cl 58 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 2 Según si se sucede por sí o mediante otro. la sucesión será testada o intestada. Por dicha razón. también se le denomina abintestato. En la sucesión directa el asignatario adquiere sin la intervención de otra persona. pero no conforme a derecho.CLASES DE SUCESIÓN La sucesión admite las siguientes clasificaciones: 1 Según si existe o no testamento. 1 Si el causante no dispuso de sus bienes Avda.

las discriminaciones que en el actual código se prohíben. o de incapacidad o de indignidad. 3 Si la disposición no ha tenido efectos. Por su parte. El principio de igualdad en la sucesión intestada El principio de igualdad recibe aplicación en la sucesión intestada. reconocer a un hijo. pasan a ser aplicables las normas de la sucesión intestada. etc. En efecto. Podría acontecer que la disposición no tiene efectos en virtud de la falta de asignatario. el art. “En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura”. 2 Si dispuso. lo que ocurrirá en la mayoría de las sucesiones abiertas en nuestro país. 981 no se distingue en relación al origen de los bienes “La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas”. sí existían.cl 59 . el art. pero en él no se disponga de bien alguno. Estas normas tienen un fundamento histórico. Importancia Ya se ha establecido que en nuestro país. También puede suceder que el causante deje un testamento. Avda. como en el caso de repudio. pero no conforme a derecho Ello sucederá en caso de nulidad del testamento. lo frecuente será la no existencia de un testamento. baste con pensar. Angamos 0610 – Casilla 1280 . ya que. de lo que se desprende la gran utilidad práctica de las normas que empezaremos a estudiar. lo que es perfectamente válido. 982 no discrimina entre hombre y mujer. podría suceder que el testamento contenga sólo declaraciones. en la primogenitura. anteriormente. nombrar a un guardador o partidor.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. en la práctica.Si el causante no ha dejado un testamento. por ejemplo. por lo tanto. por ejemplo. la mayoría de las sucesiones abiertas son intestadas. en tal evento.

y no debe confundirse con la establecida en el art. La representación encuentra sus orígenes en el Derecho romano. ya por derecho de representación”. 1º del C.C. que a su vez tiene dos hijos. 1 El primer causante 2 El representado 3 El representante 1 El primer causante Avda.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. ya que los descendientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. los descendientes de grado más lejano. por derecho personal o por derecho de representación. pero como B ha fallecido antes que A. Por ejemplo.cl 60 . 2º del citado artículo en los siguientes términos. 984 inc. supóngase que A es el padre. Angamos 0610 – Casilla 1280 . “La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre.DERECHO DE REPRESENTACIÓN. sus hijos B y C serán eventualmente sus herederos. en conformidad a lo prescrito en el art. Concepto Existen dos formas de suceder.gr. un nieto. sucede personalmente. v. 1448 del C. nada adquiriría. “Se sucede abintestato. La representación está definida en el inc.. ya por derecho personal. quienes entre sí se reparten la otra mitad de la herencia. Personas que intervienen en la representación. si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder”. en este supuesto C se lleva la mitad de la herencia. pero primero muere B.C. D y E. El derecho de representación tiene por objetivo mantener el principio de la igualdad de los herederos. si ella no existiese. suceden por derecho de representación D y E. En la representación intervienen tres personas..

Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1 Opera sólo en la sucesión intestada. Requisitos de la representación Son requisitos de la representación los siguientes. ya por derecho personal.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Además. se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo.1º. Tradicionalmente se señala que existen dos excepciones a esta regla. 3 Recibe aplicación sólo en determinados órdenes de sucesión. prescribe el art. 3 El representante Es aquel descendiente del representado y que ocupa el lugar de éste para así poder suceder al causante. “Lo que se deja indeterminadamente a los parientes. 1 Opera sólo en la sucesión intestada Ello se deduce en virtud de argumentos de derecho positivo. este derecho no opera en la sucesión testada. según el orden de la Avda. 2 Sólo opera en la línea de los descendientes del causante. . por la ubicación de la representación en el C. 2 El representado Es aquel que no puede o no desea suceder. 4 Debe faltar el representado. En efecto. el derecho de representación está reglado en el Libro III.cl 61 . pero la doctrina precisa que se trata sólo de excepciones aparentes. “Reglas relativas a la sucesión intestada”. es por ello que en la representación no se pueden adquirir legados. Se sucede abintestato. 1064. Título II. Por tanto. 984 inc.Es aquel en cuya herencia se sucede. ninguna duda deja sobre el particular el art.C. ya que las asignaciones a título singular requieren de un testamento. ya por derecho de representación.Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes.

2 Sólo opera en la línea de los descendientes del causante La representación no opera en la línea de los ascendientes. luego no existe la posibilidad de que un ascendiente represente a otro. final del art.cl 62 . pero el art. ello se colige del inc. 984. . “Se puede representar a un padre o madre que.C.sucesión abintestato. teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas legales: salvo que a la fecha del testamento haya habido uno solo en ese grado. nuevamente es la propia ley quien determina que se apliquen las normas de la sucesión intestada.Establece el art. por el cual los ascendientes de grado más próximo excluyen a los demás de grado más lejano. Es decir. 986 del C.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Angamos 0610 – Casilla 1280 . esto es. Avda. 987 señala otros casos: Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. final. son excluidos y representados según las reglas generales de la sucesión abintestato. 4 Debe faltar el representado El caso que ocurrirá con mayor frecuencia es aquel en que una persona fallece con anterioridad que un ascendiente. ello en virtud de lo establecido en el art. al desheredado. 3 Recibe aplicación sólo en determinados órdenes de sucesión La representación opera sólo en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. así lo ha resuelto la jurisprudencia. en conformidad a las reglas de la sucesión intestada teniendo lugar el derecho de representación. por tanto un nieto podrá representar a su abuelo. 989 inc. 1183 que los legitimarios concurren. pues entonces se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado inmediato”. y al que repudió la herencia del difunto. si hubiese querido o podido suceder. al indigno. así lo establece el art. Se puede asimismo representar al incapaz. el propio legislador es quien determina que la asignación se entenderá dejada a los consanguíneos de grado más próximo. sólo en la de los descendientes. habría sucedido por derecho de representación”. En la línea descendiente la representación es indefinida. En este caso vale la misma observación hecha para la anterior excepción.

Angamos 0610 – Casilla 1280 . por todo el tiempo que falte para completar los cinco años”. Avda. final del art. y no obstante ello. si bien es cierto el art. 1 La herencia del representado incapaz no se transmite con el respectivo vicio de incapacidad. No ha podido suceder el que ha fallecido.Lo anterior concuerda con el inc. Podría llamar la atención lo anterior en el caso de la indignidad o desheredamiento. De este principio emanan las siguientes consecuencias. 520 Nº 2 del CPC. aquel que ha repudiado la herencia. o es incapaz o indigno de suceder. 984 que prescribe que se puede representar al padre o madre que no ha podido o no ha querido suceder. el derecho del representante emana de la ley. norma por la cual se permite deducir una tercería a quien ha sucedido por derecho de representación. En virtud de lo anterior. pero con el mismo vicio de indignidad de su autor. 977 prescribe que “A los herederos se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo indigno.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 4 Debemos relacionar todo lo dicho con el art. 987. la cual supone que el representante está sucediendo directamente al causante en reemplazo del representado. 2 Se exige que el representante sea capaz y digno de suceder respecto del causante. EL derecho del representante emana directamente de la ley Se trata de un principio que gobierna la representación: el derecho del representante emana directamente de la ley y no del representado. 3 En virtud a lo establecido en el inc. ya que el derecho del representante no emana del representado. y en el entendido de que la representación es una ficción legal. pero debe precisarse que esta norma no recibe aplicación en la representación.cl 63 . pero que ha repudiado la herencia de quien representa. se puede representar incluso a una persona cuya herencia se ha repudiado. No ha querido suceder. pero debe pensarse que no es justo que los descendientes sufran las consecuencias de los hechos de sus ascendientes. o ha sido desheredado. es perseguido por los acreedores de éste. 1º del art.

Los que no suceden por representación suceden por cabezas.Efectos de la representación En virtud de la representación. pero en el caso del representante. éste incluso puede representar habiendo repudiado la herencia del representado. a menos que la misma ley establezca otra división diferente. mientras que la representación es propia de la sucesión intestada. el representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. es decir. 4.3 En el derecho de transmisión el transmitido debe aceptar la herencia del transmisor. 4 El derecho del representante emana de la ley. Avda. toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado. 4. 985.cl 64 .1 El transmitido debe ser capaz y digno de suceder al transmisor. 1 El derecho de transmisión se aplica tanto en la sucesión intestada como en la testada. Angamos 0610 – Casilla 1280 . art. en la representación el representado puede fallecer antes o después que el representante. de lo anterior se derivan las siguientes consecuencias. que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre. “Los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes. lo opuesto sucede en el derecho de representación. toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama. Paralelo entre la transmisión y la representación. la representación es una ficción legal. 2 La transmisión es una aplicación de las reglas generales. los herederos suceden por estirpes. esto es.2 En el derecho de transmisión la asignación se transmite con el vicio que la afecta. 3 En el derecho de transmisión. no es necesario que concurran dichos requisitos en relación al representado. 4.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el transmitente debe haber sobrevivido al causante. mientras que el derecho del transmitido deriva del transmisor.

5 Por derecho de transmisión se pueden adquirir herencias y legados. 13 SOMARRIVA UNDURRAGA. lo que deberán excluirse de la sucesión. estos bienes que corresponden al cónyuge a título de gananciales pueden confundirse con los que en definitiva constituirán la herencia. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Esto puede apreciarse en la liquidación de la sociedad conyugal. ya que bien puede acontecer que los bienes propios del causante se encuentren en parte confundidos con bienes pertenecientes a terceros. recordemos que en este régimen los gananciales se dividen entre los cónyuges en partes iguales. pero no en todas existen los acervos imaginarios. Avda. el causante deja una masa de bienes. Acervo común o bruto Al momento de abrirse la sucesión.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. mientras que la representación se circunscribe a las herencias. TEORÍA DE LOS ACERVOS Generalidades Somarriva define acervo como la masa hereditaria dejada por el causante13. 1 Acervo común o bruto 2 Acervo ilíquido 3 Acervo líquido 4 Primer acervo imaginario 5 Segundo acervo imaginario En toda sucesión por causa de muerte se encuentran los acervos común.cl 65 . A continuación estudiaremos cada uno de estos acervos. ilíquido y líquido. obra citada. En relación a la sucesión por causa de muerte pueden existir los siguientes acervos. pág. pero no debemos pensar que en forma automática todos estos bienes formarán parte integrante de la transmisión. 108. Manuel.

será necesario proceder a la separación de patrimonios. el art. es decir. los de la posesión efectiva. obra citada. si lo hubiere. etc. Luego la norma enumera las bajas generales. pero aún no se han efectuado las deducciones de las bajas generales. Se les denomina generales ya que gravan a todos los asignatarios14. pág. y las demás anexas a la apertura de la sucesión. contratos de sociedad. dividiendo las especies comunes según las reglas generales. si lo hubiere.. se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios. 33. 2 Las deudas hereditarias 3 Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. mucho más precisa es la norma de la 14 MEZA BARROS.En caso de suceder lo anterior. y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Se han separado los bienes que pertenecen a personas diversas del causante. u otro motivo cualquiera. sucesiones anteriores indivisas. entre ellos. 959 se refiere a las bajas generales de la herencia. 1341 establece lo siguiente: “Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge. se trata de un conjunto de bienes que pertenecen al causante. Avda.cl 66 . y 4 Las asignaciones alimenticias forzosas Iniciaremos el análisis de cada una de las bajas generales de la herencia: 1 Las costas de apertura y publicación del testamento. Acervo ilíquido El acervo ilíquido es aquel que resulta una vez realizada la separación de patrimonios. los de guarda y aposición de sellos. los gastos de la partición. El art. podemos señalar: los gastos de apertura del testamento.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Ramón. La primera baja general está referida a los gastos de la sucesión y de la partición de bienes. 1 Las costas de publicación del testamento. en virtud de tal norma podemos definirlas como aquellas que es necesario realizar para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley.

dada la elevada cuantía de las deudas. “Las costas de publicación del testamento. al igual que los legados. incluso los honorarios de albaceas y partidores …” . Se aplica el antiguo aforismo romano no hay herencia sino una vez pagadas las deudas hereditarias. es decir. 4 Las asignaciones alimenticias forzosas Esta baja está referida a los alimentos que por ley debía el difunto a ciertas personas.271 no grava con el impuesto a las herencias a toda la masa hereditaria. deuda hereditaria es toda aquella que tenía el causante en vida. sino también el pasivo del patrimonio.cl 67 . éstas deberán pagarse. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1285. si lo hubiere. Si el causante pagaba alimentos en forma voluntaria. los albaceas deben dar aviso al público de la apertura de la sucesión y en la partición deberá formarse la hijuela pagadora de deudas. los legados. los herederos nada adquieran.271. Primero se pagan las deudas hereditarias. podría suceder. En conformidad a los art. las deudas del causante. En su momento veremos que los legados se pagan con cargo a la parte de libre disposición de la herencia. 2 Las deudas hereditarias Se trata de la baja general de mayor importancia dada su gran aplicación. debemos recordar que en la sucesión no sólo se comprenden los bienes. 4º prescribe. es un deber del partidor su formación. las demás anexas a la apertura de la sucesión y de posesión efectiva y las de partición. ya que la ley 16.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1286 y 1336.Ley 16. constituyen una asignación forzosa. que en su art. esto es. luego las testamentarias. sino que en la actualidad se grava el valor de cada asignación. Dichas deudas deben pagarse antes de proceder a la distribución de los bienes entre los herederos. que todo el activo del causante se consuma en ellas y que. con cargo a la parte de libre disposición. Avda. 3 Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria En la actualidad esta baja general no recibe aplicación. en definitiva.

ya que. en esta parte la supresión fue acertada. los tuvo el causante en vida.C. a ella se refiere la Ley Nº 16. 1185. Acervo líquido También es denominado partible. fue derogada por la Ley de Filiación Nº 19. los gastos de entierro y de última enfermedad del causante. Avda. se le deduce ésta. ya que éste es el que se divide entre los herederos. “Para computar las cuartas de que habla el artículo precedente. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 4º Nº 1.” Primer acervo imaginario En conformidad a lo prescrito en el art. En el proyecto de C. así lo establece el inc. Es aquel que resulta una vez efectuadas las deducciones de las bajas generales. hoy derogada. Anteriormente existía una baja general. 959. hechas en razón de legítimas o de mejoras.C. Las cuartas antedichas se refieren a este acervo imaginario”. art. 959 del C. pero Bello. Las donaciones hechas a un legitimario se suman al acervo y se divide éste entre todos los legitimarios. según el estado en que se hayan encontrado las cosas donadas al tiempo de la entrega. aprobado por el Congreso se incluía esta baja general..cl 68 . en una revisión posterior la suprimió. se formará el primer acervo imaginario acumulando en forma imaginaria al acervo líquido aquellas donaciones efectuadas por el causante en razón de legítimas o mejoras. “El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley. evidentemente. la porción conyugal del cónyuge sobreviviente. se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables. final del art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.585 de 26 de octubre de 1998. pero cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura de la sucesión. pero no ocurre lo mismo con los gastos de entierro.271 en su art. considerando que los gastos de última enfermedad eran deudas hereditarias.Existe una quinta baja general no enumerada en el art. pero al favorecido con la donación. 1185.

pudiéndose. en los términos del art. y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo imaginario. Avda. Segundo acervo imaginario Éste se forma acumulando en forma imaginaria las donaciones hechas a terceros. lo que se lleva un legitimario de su preferencia. un causante podría perjudicar a los legitimarios y aumentar. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1186.El primer acervo imaginario tiene por objeto amparar a las asignaciones forzosas de las donaciones hechas por el causante a otros legitimarios. para la computación de las legítimas y mejoras”. ya que de otra manera.cl 69 . incluso pedirse la rescisión de las donaciones excesivas.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. eventualmente se disminuye la parte de libre disposición. tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo. El segundo acervo imaginario tiene por objeto amparar a las asignaciones forzosas de las donaciones hechas por el causante a terceros. Se suman al acervo las donaciones efectuadas a terceros y con ello. se burlarían los derechos de los legitimarios donando los bienes de la herencia a terceros. “Si el que tenía a la sazón legitimarios hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños. sin este acervo. vía donaciones.

620 de 1999. Angamos 0610 – Casilla 1280 . También se aplica el orden si concurren los representantes de un hijo en conformidad al derecho de representación. Según el art. . sólo los hijos legítimos tenían derechos hereditarios. Existen los siguientes órdenes de sucesión: Primer orden de sucesión. concurren tanto los hijos de filiación matrimonial como los de filiación no matrimonial y el adoptado. obra citada.cl 70 . Primer orden de sucesión. no podía exceder de una cuarta parte de la herencia.Las porciones de los hijos naturales. según la Ley 19. De los descendientes.ÓRDENES DE SUCESIÓN Concepto y enunciación Se define15 órdenes de sucesión como “aquel grupo de parientes que excluyen a otro conjunto de parientes de la sucesión. de los descendientes Segundo orden de sucesión. en conjunto. del Fisco. ascendientes. ya que en el sistema antiguo. Quinto orden de sucesión. Regulado en el art. pero que.271 se otorgaron derechos hereditarios al hijo natural.La porción del hijo natural era la mitad de la del hijo legítimo. puede ser excluido por otro conjunto de parientes”. Tercer orden de sucesión. En la actualidad.. 151 y 152. Manuel.C. de los ascendientes y de cónyuge sobreviviente. cónyuge sobreviviente. pero sujetos a una doble limitación: . el adoptado y el Fisco. a su vez. son herederos intestados: los descendientes. de los colaterales. Los descendientes son quienes fijan el orden. Cuarto orden de sucesión. basta que exista un solo descendiente para que reciba aplicación este orden. 983. Ello implica una evolución en nuestro C. colaterales.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 988. 15 SOMARRIVA UNDURRAGA. de los hermanos. Avda. Recién en 1952 con la Ley Nº 10. p.

802 de 1989 estableció al cónyuge sobreviviente como asignatario de cuarta de mejoras. en el caso que concurriese el cónyuge con más de un hijo: se elevó a dos legítimas rigorosas. con lo que se desvirtuó su carácter alimenticio. gananciales. su porción será equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. la porción del cónyuge sobreviviente bajará de la cuarta parte de la herencia. 988. Angamos 0610 – Casilla 1280 .cl 71 . Evolución de los derechos hereditarios del cónyuge sobreviviente En el código original. la porción del cónyuge sobreviviente será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. En virtud de lo prescrito en el art. la porción conyugal era una baja general de la herencia equivalente a una cuarta parte de la herencia.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. salvo que exista cónyuge sobreviviente. Si concurre cónyuge sobreviviente con más de un hijo. esto es.271 de 1952 hizo compatible la porción conyugal con los bienes que se les dejaba por testamento. En caso contrario. el cónyuge sobreviviente tenía derecho a su porción conyugal. la que tenía un marcado carácter alimenticio. si concurría el cónyuge con los descendientes legítimos equivalía a la legítima rigorosa de un hijo y se pagaba con cargo a la mitad legitimaria. Si concurre cónyuge sobreviviente y existe un solo hijo. Además esta ley aumentó la cuantía de la porción conyugal. bienes propios. legados. Avda. Se imputaba a la porción conyugal del cónyuge sobreviviente todos los bienes que tuviese a cualquier título. En la actualidad el requisito que se exige es que la filiación esté determinada.El hijo simplemente ilegítimo carecía de derechos hereditarios. La Ley 10. al no imputarse éstos a aquella. La Ley 18. En ningún caso. en los órdenes de sucesión diversos al primero. los hijos excluyen a todos los otros herederos.

De los ascendientes y del cónyuge sobreviviente. no existen derechos abintestato para los ex cónyuges. el cónyuge sobreviviente se lleva toda la herencia. el cónyuge sobreviviente se lleva dos tercios de la herencia. ya sea putativo o propiamente tal. Avda. por lo que puede suceder que un cónyuge se quede con bienes respecto de los cuales no tuvo participación en su obtención. 994.La Ley de Filiación. en la práctica. 4 Cónyuge divorciado. art. no existen derechos hereditarios intestados. en este caso. Regulado en el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 2 Sólo concurre el cónyuge: en caso de no existir ascendientes. no tiene parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido. y los ascendientes de grado más próximo se llevan el tercio restante. 2 Cónyuge separado judicialmente. Lo anterior se critica en el caso de existir prolongadas separaciones de hecho. En virtud de la NLMC de 2004 debemos efectuar las siguientes precisiones: 1 Cónyuge separado de hecho: no hay consecuencias sobre los derechos hereditarios. 989. si ha dado motivo a la separación por su culpa. lo que demuestra claramente la intención del legislador de mejorar la situación del cónyuge.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. derogó la porción conyugal del cónyuge sobreviviente y le dio a este el carácter de legitimario. a diferencia de lo que ocurría con anterioridad. 3 Matrimonio nulo. en la actualidad el cónyuge sobreviviente excluye a los hermanos. la herencia se divide en tres partes. Segundo orden de sucesión. para evitar dicho efecto. debemos distinguir las siguientes situaciones. 1 Concurren los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. ello ha provocado que.cl 72 . se recurra a la celebración de contratos simulados.

mientras existe un hermano.cl 73 . Por tanto. si fallece un hermano. en tal evento. el abuelo no recibe ninguna parte de la herencia intestada. Regulado en el art. sucede en todos los bienes. de encontrarse vivos abuelo y padre al fallecimiento de un nieto. el hijo puede mediante el reestablecimiento alterar lo anterior. 990. cónyuge sobreviviente y ascendientes. sean por naturaleza o adoptiva. Recibe tal denominación porque son los hermanos quienes fijan el orden.3 Sólo concurren los ascendientes: ellos se llevan toda la herencia. el ascendiente de grado más próximo excluye a los otros. Se aplica este orden a falta de descendientes. esto es. 990. 41 los denomina “hermanos carnales”. ello porque el padre o madre cuya paternidad o maternidad se haya establecido con su oposición. pero en virtud de lo prescrito por el art. Hermanos de simple conjunción: son aquellos que son sólo hermanos por parte del padre o de la madre. éste es el orden de sucesión aplicable. Hermanos de doble conjunción: son aquellos que son hijos de un mismo padre y madre. según ello se denominan “hermanos paternos o hermanos maternos”.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. así lo prescribe el inc. No todo ascendiente es heredero. Debe distinguirse entre hermanos de doble y de simple conjunción. es decir. por tanto. En este orden sólo concurren los hermanos. los padres recuperan sus derechos hereditarios respecto del hijo. Avda. aunque la ley no lo enumera dentro de los herederos ni dentro de los legitimarios. En relación al adoptante. pierde los derechos que le corresponden respecto de su hijo. Angamos 0610 – Casilla 1280 . será representado por sus descendientes. Tercer orden de sucesión. De los hermanos. de forma tal que. 203. 1º del art. se concluye que sí tiene respecto del adoptado tales calidades porque la tendencia es otorgar a las filiaciones iguales efectos. sin perjuicio del derecho de representación. el art.

Si concurren colaterales de doble conjunción y colaterales de simple conjunción. ascendientes y hermanos. Colaterales de doble conjunción: son aquellos que son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre. éstos se llevan toda la herencia. para ello se basaba en que la ley no distinguía ente parentesco por consanguinidad y por afinidad. 992 inc. 992. Avda. la porción de éstos equivale a la mitad de la porción de aquellos. Colaterales de simple conjunción: son aquellos que son parientes del difunto sólo por parte de padre o sólo por parte de madre. Al igual que en el caso de los hermanos. Se aplica este orden a falta de descendientes. Angamos 0610 – Casilla 1280 . En la legislación anterior a la Ley de Filiación no heredaban los hermanos naturales. Cuarto orden de sucesión. art. se concluyó que los parentescos en la sucesión intestada son por consanguinidad y no por afinidad. De los colaterales.cl 74 . La jurisprudencia se ha pronunciado sobre los derechos hereditarios de los colaterales por afinidad. Final. Con anterioridad a la reforma de la Ley Nº 19. debe distinguirse entre colateral de doble y de simple conjunción. cónyuge sobreviviente. Se encuentra prescrito en el art. la porción de los hermanos paternos o maternos es la mitad de la del hermano carnal. los colaterales de doble y de simple conjunción se llevaban la misma parte de la herencia. sólo los legítimos.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.585 de 1998. Debe recordarse que en materia sucesoria los colaterales se extienden hasta el sexto grado. ello en virtud de pretensión en tal sentido sostenida por un cuñado del causante.Si concurren hermanos de doble y de simple conjunción. Si sólo concurren hermanos carnales o de simple conjunción. El colateral o los colaterales de grado más próximo excluyen siempre a los otros.

por ello los bienes que quedan sin titular deben pertenecer al Fisco.Quinto orden de sucesión. Se señala que el fundamento de los derechos hereditarios abintestato del Fisco es la soberanía del estado. se señala que la herencia está vacante. 995.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 997 prescribe que “Los extranjeros son llamados a las sucesiones abintestato abiertas en Chile de la misma manera y según las mismas reglas que los chilenos”.cl 75 . Avda. Finalmente sobre este tema. Angamos 0610 – Casilla 1280 . “A falta de todos los herederos abintestato designados en los artículos precedentes. En los casos en que no existan otros herederos abintestato. Del Fisco. Regulado en el art. sucederá el Fisco”. el art.

C. además es unipersonal. no se mirarán como partes de éste aunque el testador lo ordene. esto se advierte con nitidez en el art. por el contrario. un acto jurídico unilateral puede ser ejecutado por más de una persona. sino que.cl 76 . esto es. Avda. 999 del C. es decir. 2 Acto más o menos solemne. conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él. 1002 establece que “Las cédulas o papeles a que se refiera el testador en el testamento. que significa testimonio de la voluntad. Etimológicamente deriva del latín.LA SUCESIÓN TESTADA Concepto de testamento Sucesión testada es aquella regulada por el testador. “El testamento es un acto más o menos solemne. pero algunas especies de testamentos requieren mayores solemnidades que otros. de una sola persona. ello es importante ya que recordemos que no necesariamente el acto jurídico unilateral implica la concurrencia de una persona.1008. y que requiere la sola voluntad del testador Como acto jurídico unilateral. Angamos 0610 – Casilla 1280 . ello significa que todo testamento es un acto solemne. El art. El testamento se encuentra definido en el art. las solemnidades se establecen en consideración al acto mismo. norma que establece la clasificación de los testamentos. Características Sus características son: 1 Acto jurídico unilateral. lo que quiere significar que el testamento es la manifestación de la última voluntad del testador. en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días. es una declaración de voluntad consciente y voluntaria hecha con la intención de producir efectos jurídicos. mientras viva”.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. ni valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían”. testatio mentis.

esta es una característica muy propia del testamento. pero errónea ya que la representación puede o no estar presente en el mandato. Avda. así se señala en la propia definición legal.La exigencia de la solemnidad del testamento se explica porque: . Prescribe el art. En efecto. ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes. . de los bienes. La jurisprudencia ha establecido que no caben en la prohibición legal los testamentos otorgados por dos personas. 2º “Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo. aunque estas personas en sus respectivos testamentos se instituyan recíprocamente herederos. No se admite la representación jurídica en el testamento.El reconocimiento de un hijo.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.No se aceptan los testamentos conjuntos o mancomunados ni las disposiciones captatorias. ya que de él se origina la sucesión testada. 3 Acto personalísimo. 1003 inc. 4 Su objeto es la disposición. se trata de un acto de una sola persona. 1059 “Las disposiciones captatorias no valdrán. de la que se derivan las siguientes consecuencias.cl 77 . o de una tercera persona”. guardador o de un albacea. norma breve. Por su parte. total o en parte. .La relevancia del testamento en la vida jurídica.Se preconstituye una prueba sobre la auténtica voluntad del testador. Se entenderán por tales aquellas en que el testador asigne alguna parte de sus bienes a condición de que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos”. 262 faculta al menor adulto para testar. además son objetos del testamento: . el art. art. Por lo anterior. el mismo día. sin la intervención de su representante legal. 1004 “La facultad de testar es indelegable”. las disposiciones captatorias están definidas en el art. pero éste no es su objeto único y excluyente. . la una en pos de la otra. Angamos 0610 – Casilla 1280 .El nombramiento de un partidor.

no deja dudas sobre el particular el art. sólo declaraciones. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas.No existe ningún impedimento legal en orden a que en un testamento no se disponga.El reconocimiento de un hijo efectuado en un testamento abierto. 2º “El reconocimiento es irrevocable. en tal caso no es necesaria la muerte del causante para que el reconocido adquiera la calidad de hijo.903. lo que concuerda con el art.cl 78 .Donaciones revocables y legados entregados por el causante en vida a los beneficiarios. Avda. el reconocimiento de un hijo.gr. La irrevocabilidad está referida sólo a las disposiciones testamentarias. las declaraciones contenidas en un testamento no son revocables. aunque se confirmen con juramento. La facultad de revocar el testamento es de orden público. el Servicio de Registro Civil debe llevar un Registro Nacional de Testamento. aunque se contenga en un testamento revocado por otro acto testamentario posterior”. de los bienes. 189 inc. ni siquiera parcialmente. en restos casos surge para los beneficiarios un derecho de usufructo. art. sin embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. como ya se ha establecido. se mirará esta disposición como no escrita” En virtud de las reformas de la Ley Nº 19. así se desprende de la propia definición del art. 6 Es esencialmente revocable. Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su revocación si no se hiciere con ciertas palabras o señales. v. Bello utiliza la frase “para que tenga pleno efectos después de sus vidas”. Pero existen situaciones en las que el testamento produce efectos en vida del causante. 999. finaliza la definición legal con la frase “conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1001 “Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Por tanto. 1140 y 1142. . puede contener. basta para su revocación la mera voluntad del testador. 5 Produce efectos desde el fallecimiento del testador. .

La voluntad exenta de vicios. que en su inc. Son requisitos internos. Respecto al demente declarado en interdicción. cualquiera que sea su especie. En relación al impúber su incapacidad para testar no es más que una consecuencia de su incapacidad absoluta. El decreto de interdicción Avda. 3 Requisitos relativos a determinadas disposiciones testamentarias. Angamos 0610 – Casilla 1280 . La regla general en nuestro sistema está constituida por la capacidad. . 2 El demente bajo interdicción. 3 El que actualmente no estuviere en su sano juicio. si no existe decreto de interdicción. el demente queda comprendido dentro de la incapacidad del que actualmente no está en su sano juicio. y la excepción es la incapacidad para testar. La sanción frente a su inobservancia es la nulidad absoluta integral del testamento. Los requisitos internos son los mismos en todo testamento.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Son incapaces para testar: 1 El impúber. . 4 El que no pudiere expresar su voluntad claramente.La capacidad del testador.Requisitos del testamento Pueden distinguirse tres clases de requisitos: 1 Requisitos internos.cl 79 . 1 Requisitos internos. 2 Requisitos externos o solemnidades. Ello se encuentra consagrado en el art. final establece que las personas no enumeradas con anterioridad son hábiles para testar.1005. La capacidad del testador.

1006. la capacidad debe existir al momento de otorgarse el testamento “El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causa de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo. el consentimiento se refiere al acuerdo de voluntades sobre un objeto jurídico determinado. el ebrio.cl 80 . En efecto. En un acto jurídico unilateral. Los vicios de que puede adolecer la voluntad del testador son la fuerza. esta incapacidad se refiere al sordomudo que no puede darse a entender claramente. es correcto hablar de voluntad y no de consentimiento. etc. simplemente se hable de voluntad.tiene importancia probatoria: no es necesario acreditar la demencia para anular el testamento. aunque posteriormente deje de existir la causa. el dolo y el error. el drogadito.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. La voluntad exenta de vicios. Avda. y prescribe el art. el demente senil. Respecto al que actualmente no estuviere en su sano juicio. la palabra “actualmente” significa que la privación del sano juicio debe operar en el momento en que se otorga el testamento. En los actos jurídicos unilaterales. En conformidad al art. En esta incapacidad se comprenden al demente no declarado en interdicción. 1038 Nº 1 que los testigos de un testamento verbal deberán manifestar que el testador “parecía estar en sano juicio”. Y por el contrario. como lo es el testamento. el art. En relación al que no puede expresar su voluntad claramente. el hipnotizado. 1016 exige que se exprese en el testamento abierto que el testador se encuentra en sus sano juicio. El legislador en diversas disposiciones intenta resguardar que el testador esté en su sano juicio. el art. 1023 respecto al testamento cerrado exige al notario dejar constancia en la carátula del testamento de que el testador estaba en su sano juicio. el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad”. anteriormente la norma se refería al sordo o sordomudo que no puede expresarse por escrito. Angamos 0610 – Casilla 1280 .

injusta y determinante. no se aplica la nulidad relativa. esto es. los argumentos a favor de esta posición son los siguientes: . si se deben cumplir los requisitos de la fuerza establecidos en el art. agregan que este vicio en el testamento sería de tanta relevancia que el legislador desea sancionarlo con la nulidad absoluta. la nulidad absoluta. esto es que la fuerza sea grave. En realidad. Angamos 0610 – Casilla 1280 .cl 81 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. La jurisprudencia ha establecido que la fuerza en el testamento debe cumplir con todos los requisitos generales de la fuerza. por tanto. la frase “es nulo en todas sus partes”. La fuerza es el vicio de la voluntad que más discusiones ha presentado en el testamento. El mismo argumento se utiliza para concluir que en el contrato de transacción la sanción en caso de fuerza es la nulidad absoluta. 1456 y 1457. 2453 utiliza esta misma frase.La entidad de la fuerza. esta posición anterior no es correcta. ya que según algunos. es nulo en todas sus partes”. . indicaría que se debe aplicar la máxima sanción. 1007 “El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza. A mayor abundamiento. el motivo de lo anterior está dado por la redacción del art. sino la nulidad absoluta. en concreto la frase “es nulo en todas sus partes”. La frase que ha motivado la duda es “El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza”. En segundo lugar. en el testamento la sanción de la fuerza se apartaría de la sanción que le corresponde como vicio del consentimiento. En primer lugar. no hay razón Avda. es decir. es decir. se ha discutido si la fuerza en el testamento debe o no cumplir con los requisitos generales de la fuerza vicio del consentimiento. la fuerza es un vicio de la voluntad.La fuerza en el testamento. los argumentos en apoyo de esta posición son los siguientes: . también ha provocado discusiones. ya que el art.La sanción propia de los vicios del consentimiento es la nulidad relativa. la fuerza que afecta la voluntad del testador es sancionada con la nulidad relativa.El tenor literal de la norma.

La discusión anterior no es baladí. sabemos la jurisprudencia y la doctrina han entendido que ese interés debe ser pecuniario.La prescripción. según hemos visto. en el testamento. es un acto jurídico unilateral. No existen reglas especiales en el C. es decir. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Los requisitos para que el dolo vicie el consentimiento son dos. por ello debemos remitirnos a las reglas del dolo vicio del consentimiento. .cl 82 . La nulidad relativa puede ser alegada por aquellas personas en cuyo beneficio la han establecido las leyes. ya sea que la fuerza afecte a todo el testamento o sólo alguna cláusula. sus herederos o cesionarios. de 1853. con lo que se puede.alguna para que.La frase “es nulo en todas sus partes”. nos apartemos de la nulidad relativa a propósito de la fuerza. a los actos jurídicos bilaterales. mientras que para solicitar la nulidad relativa el plazo es de cuatro años. entender la frase “de cualquier modo”. en el texto definitivo ello fue alterado quedando la actual redacción de la norma. El testamento. en efecto. Avda.La historia fidedigna del establecimiento de la norma nos enseña que en el proyecto de C. con lo que aparece de forma clara la intención del legislador en orden a que la nulidad relativa afectase a todo el testamento.C. . significa que el testamento íntegramente considerado es nulo en caso de existir fuerza.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. sino todo lo contrario. es decir. además. se establecía que sólo la cláusula obtenida por fuerza era nula. no puede hablarse de partes. El dolo en el testamento. que sea determinante y que sea obra de una de las partes. por ende. . por ello debe entenderse que en el testamento el dolo debe provenir de un tercero que mediante un engaño logre una disposición testamentaria. El último requisito del dolo.La nulidad absoluta puede ser solicitada por todo el que tenga interés en ello. y no sólo la cláusula en particular que pudiese haber sido obtenida mediante la amenaza. en relación al dolo. la nulidad absoluta prescribe en diez años. es aplicable a las convenciones.C. distinguir entre nulidad absoluta y relativa importa para. . que sea obra de una de las partes.

El art. en que la sanción ante su contravención es la nulidad de la respectiva cláusula testamentaria. 1057 “El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición. se diferencian de los requisitos anteriores. sólo hay dos normas que se refieren al error a propósito de las asignaciones testamentarias.cl 83 . v. varían según la clase de testamento de que se trate. Volveremos luego sobre este punto. Tampoco el título III se refiere al testamento. 1058 prescribe que “La asignación que pareciere motivada por un error de hecho.Lo anterior debe relacionarse con la causal de nulidad del art. El error en el testamento. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 3 Requisitos relativos a determinadas disposiciones testamentarias. La sanción por la omisión de las solemnidades es la nulidad absoluta de todo el testamento. de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar. Avda. y el art. 2 Requisitos externos o solemnidades Las solemnidades del testamento no son uniformes. el art.gr. 1061 relativo a la incapacidad del escribano que autoriza el testamento. si no hubiere duda acerca de la persona”. es decir.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 968.. se tendrá por no escrita”.

Testamento abierto. nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos. es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. Los testamentos menos solemnes o privilegiados. en ambos casos. el testamento solemne otorgado en el extranjero y los testamentos privilegiados. debe cumplir con las siguientes solemnidades: 1 Debe otorgarse por escrito 2 Debe otorgarse ante testigos hábiles 1 Debe otorgarse por escrito Avda.CLASIFICACIÓN DE LOS TESTAMENTOS El art. Testamento cerrado o secreto. el testamento militar y el testamento marítimo. A su vez los testamentos solemnes se subclasifican en abiertos y cerrados. son aquellos en que pueden omitirse algunas solemnidades. Son especies de testamento privilegiado: el testamento verbal. determinadas expresamente por la ley. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. Solemnidades de los testamentos El libro III. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Testamento solemne otorgado en Chile El testamento solemne puede ser abierto o cerrado.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1008 clasifica los testamentos de la manera que a continuación se indica: testamentos solemnes y testamentos menos solemnes. en su título III regula el testamento solemne otorgado en Chile. por consideración a circunstancias particulares.cl 84 .

271. Si el demente está declarado en interdicción. Con anterioridad. sin perjuicio de lo dispuesto en el art. la remisión debe entenderse hecha al art. 465 y en tal caso estará comprendido dentro de los que actualmente se hallaren privados de razón. dos deben saber leer y escribir. 1012 exige que a lo menos dos testigos deben estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorga el testamento.cl 85 . “El testamento solemne es siempre escrito”.Esta solemnidad es exigida por el art. norma que prescribe. la mujer no era testigo hábil. “No pueden ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile … ” 1 Los menores de 18 años 2 Los interdictos por causa de demencia 3 Los que actualmente se hallaren privados de razón 4 Los ciegos 5 Los sordos 6 Los mudos 7 Los condenados a alguna de las penas designadas en el art. 2 Debe otorgarse ante testigos hábiles Debe tratarse de testigos hábiles. habrá que probar su demencia al momento de otorgar el testamento. bastará con probar la interdicción.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 8 Los amanuenses del notario autorizante del testamento 9 Los extranjeros no domiciliados en Chile 10 Las personas que no entienden el idioma del testador. Angamos 0610 – Casilla 1280 . El art. que al menos uno sepa leer y escribir. y si concurren cinco testigos. En realidad. esto es una aplicación del art. los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos. pero ello fue derogado. en general. 1024. 1011. 267 Nº 7 y. Avda. y si concurren tres testigos. si aún no se le ha declarado interdicto. según el art. 1012. norma relativa a los testamentos cerrados otorgados por quienes no pueden entender o ser entendidos verbalmente.

2 La causal debe ser ignorada generalmente en el lugar donde se otorga el testamento. 4 Esta inhabilidad no debe afectar a más de un testigo. en su virtud.cl 86 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Esta situación es interesante ya que aplica la máxima “el error común constituye derecho” y la teoría de la apariencia. 3 Debe fundarse la opinión contraria en hechos positivos y públicos. Avda. Un ejemplo de habilidad putativa podría darse con las personas que están próximas de alcanzar la mayoría de edad. ello no acarreará la nulidad del testamento. si se cumplen los siguientes requisitos: 1 La causal de inhabilidad no se manifieste en el aspecto o comportamiento del testigo. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1013. incluso en el evento de existir testigos inhábiles.Habilidad putativa Está reglada en el art.

1014. y por unos mismos testigos”. en conformidad al inc. puede hacer las veces de notario. ya que los jueces no llevan protocolos. El funcionario deberá ser competente tanto en razón de la materia como del territorio. Avda. y a los testigos. según el art. los Oficiales de Registro Civil en las comunas o agrupaciones de comunas que no sean asiento de notario. 2º del C.cl 87 .808 sobre Registro Civil. art. En relación al testamento otorgado ante notario. 46. art. 1014 inc. 1014. o ante cinco testigos. Testamento otorgado ante funcionario y testigos Funcionarios ante quienes puede otorgase un testamento solemne. si lo hubiere. es el acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano. El testamento otorgado ante un juez de letras debe otorgarse en hoja suelta.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1 Notario público competente 2 El juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar en que se ha otorgado el testamento. si lo hubiere. se concluye que puede otorgarse tanto en hoja suelta como en protocolo. pero la Ley Nº 19. Angamos 0610 – Casilla 1280 .. “Lo que constituye esencialmente el testamento abierto. esto último es lo regular y en tal evento el testamento es una escritura pública. 86 de la Ley Nº 4. por un mismo escribano. El testamento abierto puede otorgarse de dos maneras: ante notario o funcionario que haga sus veces y tres testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes. 59 de la Ley 4. 1015.C.Testamento solemne abierto En conformidad al art.808. 3 Anteriormente. 2º del art. 400 del COT.477 de 19 octubre de 1996 que aprobó la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación derogó esta norma en su art. y art.

Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. no goza de la autenticidad del testamento otorgado ante funcionario competente. art.. 417 del COT. Publicación del testamento En resumen. Juez competente para efectos de apertura y publicación del testamento es del último domicilio del testador. según el art. quien deberá cerciorarse de la muerte del testador. el juez rubrica al principio y al fin de cada hoja del testamento. solicitar la posesión efectiva. inc. En caso de ausencia de un testigo. una copia del testamento. según el art. v.869 del CPC. salvo aquellos casos en que la ley presuma la muerte. final del art. 3 Una vez reconocidas las firmas. las firmas de los testigos ausentes y del testador serán abonadas por las declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Si es necesario y si lo estima conveniente el juez. La publicación puede ser solicitada por cualquier persona capaz de parecer en juicio.C. 2 Luego el juez citará a los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. 866 del CPC.Testamento otorgado ante cinco testigos Como en este caso no interviene un ministro de fe.gr. el interesado exhibirá la juez la correspondiente partida de defunción. ya que el original queda en el protocolo. debe practicarse la protocolización antes de proceder a la ejecución del testamento. Para acreditar la muerte. 1020 del C. pero en hojas sueltas o ante el juez o sólo ante cinco testigos. los presentes abonarán su firma. la publicación del testamento consta de las siguientes etapas: 1 Una vez fallecido el causante. su usará para los fines correspondientes. y lo mandará a protocolizar en una notaría. art. para efectos de su ejecución se requiere su publicación.cl 88 . 4 En el caso de los testamentos otorgados ante notario e incorporados en su protocolo. 1010. Avda. al protocolo. Si el testamento se otorgó ante notario. art. 1020. Lo que el notario otorga a quien lo pida son copias del testamento. Angamos 0610 – Casilla 1280 . su testamento se llevará ante el juez competente. la protocolización de los testamentos se hará agregando su original con los antecedentes que lo acompañen.

si está o no avecindado en Chile. sino que el testamento no tendrá carácter de instrumento público. en particular la Corte de Apelaciones de Santiago. ello en razón de que tanto notario como testigos estén plenamente conscientes del otorgamiento del testamento. lectura y firma El testamento abierto. 1015 inc. la norma prescribe que “su protocolización se haya efectuado a más tardar dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento”. La jurisprudencia además ha concluido que si no se respeta el plazo legal para proceder a la protocolización. edad. Escrituración. con distinción de vivos y muertos. 420 no se aplica a los testamentos otorgados ante cinco testigos. lugar de nacimiento. usualmente el testamento se lleva ya escrito a la notaría. 2º. no es necesario que se escriba en presencia del notario y de los testigos. estableció que el art. nombre. obra citada. p. Manuel. los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio. Otros fallos han establecido que una persona. sin perjuicio de deducir las acciones legales pertinentes. debe constar por escrito. ya que la publicación no determina su validez. como la de nulidad. Se exige un plazo tan breve a fin de garantizar la integridad y autenticidad del testamento.El art. con relación a los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas. El art. la circunstancia de encontrarse en su entero juicio. 216. Otorgamiento del testamento solemne La ley exige que el testamento sea presenciado por un mismo funcionario y los testigos. nación a la que pertenece. “El testamento abierto podrá haberse escrito previamente”. Avda. 1017 inc.cl 89 . La jurisprudencia. art. 420 del COT establece el plazo para efectuar la protocolización. además del testador. los nombres de los hijos. apellido y domicilio de 16 SOMARRIVA UNDURRAGA. art. no puede oponerse a la publicación de un testamento. 1º. como testamento solemne que es. 1016 se refiere a las indicaciones del testamento: nombre y apellido del testador. la sanción no es la nulidad. aunque tenga interés en ello. Angamos 0610 – Casilla 1280 . ello se entiende ya que antes de protocolizar estos testamentos debe procederse a su publicación16.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. la comuna en que tuviere su domicilio. si lo está.

y se expresará esta circunstancia. otro de ellos firmará por él y a su ruego. El testamento del ciego presenta las siguientes características. art.cl 90 . “Se expresarán asimismo el lugar. y del notario si lo hubiere. La jurisprudencia ha establecido que no es necesario dejar constancia de la lectura. Finalmente. 1018 inc.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1017.cada uno de los testigos. 2º. día. por uno de los testigos designados por el testador. final. pero sólo podrán otorgar testamentos abiertos: 1 El ciego 2 El que no sabe leer y escribir 1 El ciego Esta situación está regulada en el art. 1018 inc. estará el testador a la vista. y el nombre. si asistiere alguno”. si no lo hay. y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. El art. Si el testador no sabe o no puede firmar. 2º. según el art. norma que agrega en su inc. es decir. Testamento del ciego y del que no sabe leer y escribir Por regla general. Si quien no sabe o no puede firmar es un testigo. Avda. se mencionará en el testamento esta circunstancia. el acto termina con la firma del testador y testigos. art. expresando la causa. A Sólo puede otorgarse ante funcionario y tres testigos. Considerando que lo que constituye el testamento abierto es el acto por el que el testador hace sabedores de sus disposiciones al notario y a los testigos. no puede otorgarse ante cinco testigos. Angamos 0610 – Casilla 1280 . una persona puede elegir si otorga testamento abierto o cerrado. mientras se lee el testamento. apellido y oficio del escribano. mes y año del otorgamiento. se trata de una exigencia no prescrita en la ley. 1019. 414 del COT agrega la indicación de la hora. el testamento debe leerse en voz alta por el notario. en cuya virtud el ciego podrá sólo testar nuncupativamente. 3º. agrega el inc.

En la situación prevista en el art.B Debe leerse en dos oportunidades. cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz. esta situación la regla el art. Ya hemos dicho que por regla general una persona puede elegir entre otorgar un testamento abierto o cerrado. “El que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado”. 2 El que no sabe leer y escribir En conformidad al art. 1024. 1019 dejar constancia de la doble lectura. 1024 se encuentran el sordomudo que solo puede darse a entender por escrito y del extranjero que no conoce el idioma del notario y testigos. o a lo menos firmado. Lo anterior es lógico ya que veremos que el testamento cerrado debe estar escrito. C Exige el art. y luego por uno de los testigos designados por el testador. pero determinadas personas no pueden otorgar testamentos abiertos. Este testamento está sometido a las reglas generales. Avda. 1022. por el testador. primero por el funcionario competente. esto es. sólo podrá otorgar testamento cerrado.cl 91 . Angamos 0610 – Casilla 1280 . Testamento del sordomudo que solo puede darse a entender por escrito y del extranjero que no conoce el idioma del notario y testigos.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. sólo puede testar nuncupativamente.

y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere”. 2 Puede hacer las veces de escribano. es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones testamentarias. Lo anterior es una forma de proteger la libertad de testar. art. 1º establece que “Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Angamos 0610 – Casilla 1280 . se exige además la presencia de tres testigos. en su inc. oigan y entiendan (salvo el caso del artículo siguiente). Podemos distinguir en su otorgamiento tres etapas. y unos mismos testigos. establece el inc. Funcionarios ante quienes debe otorgarse el testamento cerrado. final del art. 1 Escrituración y firma 2 Introducción del testamento en sobre cerrado 3 Redacción de la carátula del testamento Avda. Otorgamiento del testamento cerrado El otorgamiento debe ser continuo. el Juez de letras. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos”. 1021.cl 92 . que en aquella escritura se contiene su testamento. 1008 inc.Testamento solemne cerrado o secreto Concepto Según el art. declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigo le vean. La norma citada. Esta especie de testamento podrá otorgarse ante: 1 Notario competente. preocupa al legislador que se pueda influir en la voluntad del testador. final. 1023: “Durante el otorgamiento estarán presentes. además del testador. un mismo escribano. testamento cerrado o secreto.

la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio. de modo tal que deba romperse su cubierta si se intenta extraer el testamento del sobre. el testamento adolece de nulidad. algunos entienden que sería válido. pero no firmado por éste. oficio. En relación al papel no existen solemnidades. Según el inc. 1023. no hay dudas sobre su validez.a Testamento escrito y firmado por el testador.1 Escrituración y firma Según el art. 1023. 1. el nombre. La jurisprudencia ha establecido que si la cubierta del testamento se ha violado. 1. Este es el caso discutido.c Testamento escrito por el testador. o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta”. Lo anterior se exige en razón de que el testamento cerrado es secreto. a dicha situación se refiere el inc. bajo el epígrafe testamento. 1023. etc. “Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca. el testamento es válido.cl 93 . La jurisprudencia se encuentra dividida. según el cual pareciera que lo mínimo a exigir es que el testamento esté firmado por el testador. Angamos 0610 – Casilla 1280 .b Testamento escrito por un tercero y firmado por el testador. apellido y domicilio del Avda. 1023 el testamento debe ser escrito o a lo menos firmado por el testador. pudiendo utilizarse papel carta. existiendo diversidad de opiniones sobre el particular. pero ello va en contra de la letra del art. 3 Redacción de la carátula del testamento En conformidad al inc. 3º del art. y ni el funcionario ni los testigos deben enterarse de su contenido. 5º del art. al igual que el caso anterior. 4º del art. 2 Introducción del testamento en sobre cerrado Una vez escrito el testamento.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. deberá introducirse en un sobre sellado. “El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta. Debemos distinguir tres situaciones: 1. 1023.

situación normada en el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. mes y año del otorgamiento”. sólo podrá otorgar testamento cerrado. expresando. este artículo es aplicable al sordomudo que puede darse a entender por escrito y al extranjero que no conoce el idioma del notario y de los testigos. indicar la hora de otorgamiento del testamento. incluso si firma por el testador un tercero a su ruego. Agrega el inc. Además.” Es decir. y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente”. Avda. la palabra testamento. la jurisprudencia ha determinado que ante su omisión procede la nulidad del testamento cerrado. Ejecución del testamento cerrado. el que sólo podrá exhibirse en virtud de resolución judicial. Angamos 0610 – Casilla 1280 . aunque existen fallos que establecen lo contrario. o la equivalente en el idioma que prefiera. en relación a la última firma. En virtud de lo prescrito en el art. Su apertura. 430 del COT.testador y de cada uno de los testigos.. 1024. su nombre. 6º. “Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz. “Termina el otorgamiento por las firmas del testador y de los testigos. Según el art. El testador escribirá de su letra. el Archivero de Santiago lleva el Índice General de Testamentos.cl 94 . apellido y domicilio. 431 del COT. 414 del COT. 1025 del C. Previo a ejecutar un testamento cerrado debe procederse a su apertura. los notarios deben llevar un índice privado de los testamentos cerrados que otorguen. día. sobre la cubierta.C. y el lugar. Lo anterior debe ser complementado con lo prescrito en el art. ello según el art. en un testamento cerrado el testador debe firmar el testamento propiamente tal y además firmar la carátula. Sin perjuicio de lo anterior. sobre la cubierta. y 868 y 869 del CPC. y hará del mismo modo la designación de su persona. o llevárselo a su hogar o lugar que determine. a lo menos. y por la firma y signo del escribano. el testador puede dejar el testamento cerrado en la notaría bajo custodia. y la nación a que pertenece.

será juez competente aquel del territorio jurisdiccional que corresponda a dicho notario.C. es juez competente para conocer de la apertura y publicación del testamento el del último domicilio del testador. si el testamento se otorgó ante notario que no sea el del último domicilio del causante. y abonen las de los ausentes. sin perjuicio de ejercer las acciones legales correspondientes.” La jurisprudencia ha fallado que no procede la oposición a la apertura del testamento. Exceptúanse los casos en que según la ley deba presumirse la muerte. sin perjuicio de lo que establezcan las leyes.C. Agrega el art. Finalmente. Según el art. declarando si se mantiene inalterable el sobre cerrado con sus sellos respectivos. 3 Agrega el inc. 868 del CPC. 869 del CPC. la apertura del testamento podrá solicitarse por cualquier persona capaz de parecer en juicio.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. ya que ella no determina su validez. Podemos resumir el procedimiento propiamente tal de la siguiente manera: 1 Citación al notario y a los testigos del testamento. Lo último se refiere al art. el juez se cerciorará previamente de la muerte del testador. antes de procederse a la apertura. 1010 del C. 3º y siguientes del art. bastará que el escribano y los testigos instrumentales presentes.Según el art. el juez abre el sobre sellado y rubrica cada hoja del testamento al inicio y al final. luego sobre si en el testamento aparecen señales de violación. esto es. 2 Los testigos deponen sobre dos hechos. En caso necesario.cl 95 . reconozcan sus firmas y la del testador. 1009 del C. y siempre que el juez lo estimare conveniente. Angamos 0610 – Casilla 1280 . y lo mandará a protocolizar en forma Avda. No pudiendo comparecer el escribano o funcionario que autorizó el testamento. si se mantiene el testamento en el estado en que fue otorgado. primero deben reconocer su firma y la del testador.. podrán ser abonadas las firmas del escribano y testigos ausentes. 4º del artículo 1020. “Si no pueden comparecer todos los testigos. como en el caso del inc. 1025. será reemplazado para las diligencias de apertura por el escribano que el juez elija.

luego está sujeto a la observancia de una serie de formas que deben respetarse.conjunta con los documentos que lo acompañan. no tendrá valor alguno. Con todo. Omisión de indicar la hora de otorgamiento del testamento Esta exigencia.cl 96 . art. a su respecto. 4 Si no se lee el testamento abierto. la sanción aplicable es la nulidad absoluta. cualquiera que sea su clase. 414 del COT. 420 Nº 1 del COT. abierto o cerrado. 3 Si no se otorga ante el número de testigos hábiles prescritos en la ley. según el art. escribano o testigo”. 1026 “El testamento solemne. Nulidad del testamento solemne Ya se ha establecido que el testamento.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 6 Si no se realiza la doble lectura en el testamento del ciego. no cabe aplicar el art. cuando se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1016. en el inciso 5º del 1023 y en el inciso 2º del artículo 1024. el testamento adquiere el carácter de instrumento público. Desde que se protocoliza. siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador. en los siguientes casos: 1 Si no se otorga por escrito. 7 Si se ha violado la cubierta del testamento cerrado. no será por eso nulo el testamento. entre otros. Angamos 0610 – Casilla 1280 . es un acto solemne. en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse. El testamento solemne es nulo. y si se desea pedir la posesión efectiva. 5 Si no se deja constancia en el testamento abierto de que el testador no supo o no pudo firmar. luego. en caso contrario. 2 Si se otorga ante funcionario diverso de los señalados por la ley. según los artículos precedentes. no la contempla el CC. el notario otorgará la copia pertinente. 1026 del CC. según ya se dijo. sino el art. Avda.

p.norma que sí resulta aplicable respecto a la omisión del lugar de otorgamiento. 236. La sanción no es la nulidad17.cl 97 . pero tiene un campo de aplicación limitado: la exigencia sólo rige respecto de los testamentos abiertos otorgados en el protocolo de los notarios. obra citada. Avda. Angamos 0610 – Casilla 1280 . El punto es discutible. 17 SOMARRIVA UNDURRAGA. se deberá sancionar al notario por la falta de sus deberes.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Manuel. porque a los otros testamentos no se les aplica el COT.

esto es. por el contrario. precisamente. 17 del CC. la autenticidad es el hecho de haberse otorgado por las personas y de la manera que en él se expresa. Testamento ológrafo otorgado en el extranjero Testamento ológrafo es aquel escrito. 3 Debe acreditarse la autenticidad del testamento en la forma ordinaria Según el art. deben cumplirse tres requisitos: 1 Debe otorgarse por escrito. 2 Debe acreditarse el cumplimiento de las solemnidades exigidas por la ley extranjera Sabemos que el objeto de la prueba recae sobre los hechos. 3 Debe acreditarse la autenticidad del testamento en la forma ordinaria. sin observar otras solemnidades. 345 del CPC. deben legalizarse las firmas de los que han intervenido en el acto. 1 Debe otorgarse por escrito Según el citado art. vale en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero. Debe aplicarse el art. Avda.. ello ocurre. ello se entiende por las obvias inseguridades que genera. Angamos 0610 – Casilla 1280 . deberá probarse el derecho. no vale en Chile. 2 Debe acreditarse el cumplimiento de las solemnidades exigidas por la ley extranjera. 1027.Testamento solemne otorgado en país extranjero Este testamento se puede otorgar de acuerdo a la ley extranjera o en conformidad a la ley chilena. Testamento solemne otorgado en país extranjero de acuerdo a la ley extranjera Según el art.cl 98 . pero por excepción.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Se trata de una aplicación del lex locus regit actum. fechado y firmado por el testador. respecto al derecho extranjero. se concluye que si el testamento es verbal.

2 Los testigos deben ser chilenos o extranjeros domiciliados en la ciudad en que se otorga el testamento. Testamento solemne otorgado en país extranjero de acuerdo a la ley chilena El art. 4 En lo demás. se rige por las normas del testamento solemne otorgado en Chile. pero válido en otros países. Se ha discutido la validez del testamento ológrafo otorgado en el extranjero. Debe observarse lo prescrito en el art. solemnidad que cumple el testamento ológrafo. 1028. respecto de los testamentos otorgados en el extranjero. pero se concluye afirmando su validez ya que el art. Avda.cl 99 . Angamos 0610 – Casilla 1280 . exige cuatro requisitos: 1 Que el testador sea chileno o extranjero domiciliado en Chile. 1029.Esta clase de testamento es nulo en Chile. además se aplica el principio locus regit actum. 1027. como Francia. Así lo ha resuelto nuestra jurisprudencia.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. exige que éstos sean escritos. 3 Debe otorgarse ante un cónsul o representante diplomático chileno.

art. p. 1º. puesto que ya no existe y ante un auditor de guerra. Testamento militar Se puede otorgar en tiempos de guerra por los militares o civiles empleados en un cuerpo de tropas de la república y voluntarios. Manuel.cl 100 . con respecto a él. según el inc.Testamento menos solemnes o privilegiados Éstos son el testamento verbal.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. obra citada. Pero si está herido o enfermo el testador. 1033 a 1035. si no se pone por escrito. El testamento se otorga. prisioneros de dicho cuerpo y personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos. dentro de los treinta días subsiguientes al de la muerte. rehenes. médico o cirujano que lo asista o si está en un destacamento. 1036: si el testador fallece después de los treinta días subsiguientes al otorgamiento. 2º. de las circunstancias que lo habilitan para testar militarmente. 1041 inc. un intendente de ejército. el militar y el marítimo. de viva voz. Puede ser revocado por el testador o puede caducar en los casos del art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . puede otorgarse ante el capellán. Avda. la concurrencia de tres testigos y el testador debe hacer saber a éstos. o habiendo fallecido antes. Testamento marítimo Es aquel otorgado en alta mar en un buque de guerra chileno o en un buque mercante de bandera chilena18. 255. sus disposiciones y declaraciones. Su caducidad se regula en el art. por el oficial que lo mande. 18 SOMARRIVA UNDURRAGA. Testamento verbal Se exige peligro inminente de vida para el testador. 1044: si el testador no fallece dentro de los noventa días siguientes al cese. así se desprende de los arts. un comisario. aunque su grado sea inferior al de capitán. ante un capitán u oficial de grado superior.

Puede testar de esta forma. o antes de expirar los noventa días subsiguientes al desembarque. 1052 prescribe “El testamento marítimo no valdrá. 54 de la Ley de Navegación. 1051. es decir. No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque. todo el que se encuentra bordo de uno de estos buques. Con relación a su caducidad.” Avda. Angamos 0610 – Casilla 1280 . art. art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el art. no sólo la oficialidad y la tripulación. Será ministro de fe el capitán del buque.cl 101 . sino cuando el testador hubiere fallecido antes de desembarcar.

La Legítima es una asignación forzosa. necesariamente. el legitimario ha tenido conductas en contra de la persona del testador. personalmente o representados por su descendencia. es decir. Los requisitos del desheredamiento son. 1207. por testamento. 2º del art. 1 º del art. Requisitos del desheredamiento. la ley otorga la posibilidad de desheredar al legitimario en determinados casos. ningún otro instrumento puede suplir al testamento. ascendientes) y que debe ser respetada por el testador. el Avda. consiste en aquella parte de la mitad legitimaria que la ley asigna a ciertos herederos (cónyuge sobreviviente. pero bien puede acontecer que el comportamiento del legitimario implique que no sea digno de que su causante le deje asignaciones testamentarias. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1 Debe efectuarse por testamento 2 Existencia de una causal legal 3 La causal legal debe ser indicada en el testamento 4 Deben acreditarse los hechos constitutivos de la causal 1 Debe efectuarse por testamento Debe efectuarse. Ello se deduce de las expresiones utilizadas por el legislador. por su parte. la interpretación de ellas debe ser restringida. el art.EL DESHEREDAMIENTO Definición Está definido en el inc. los hijos. 1207. ante ello. En conformidad al inc. en efecto. ello por regla general. ni siquiera una escritura pública en la que el testador manifieste su voluntad en orden a desheredar a un legitimario. 1207 habla de “disposición testamentaria”. “Desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima“. es decir. las normas sobre desheredamiento no pueden aplicarse por analogía.cl 102 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.

a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. o en la persona. en caso contrario podría suceder que el testador desheredase sin causal grave que lo justifique. 2. 2. Se trata de una norma taxativa. no hay otras causales en las que pudiera fundarse un desheredamiento. 2 Existencia de una causal legal Esta institución no queda entregada a la voluntad del testador. Se puede desheredar a los descendientes. todo lo contrario. o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes.cl 103 . 2. 3 La causal legal debe ser indicada en el testamento En el testamento debe indicarse la causal en virtud de la cual se produce el desheredamiento. 1208. para cumplir con este requisito.art. Sobre este punto. La ley exige la especificación de la causal.5 Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames. con sólo Avda. Angamos 0610 – Casilla 1280 . éste deberá fundar su decisión de desheredar en una causal legal.2 Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución. honor o bienes de su cónyuge. 2. Las causales de desheredamiento están establecidas en el art.1 Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona. es decir. 2.4 Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente. Las causales nº 4 y 5 no se aplican a los ascendientes ni al cónyuge. estando obligado a obtenerlo. ¿basta. se ha presentado una discusión.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1209 exige que la causal del desheredamiento se indique en el testamento.3 Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. ascendientes y al cónyuge. honor o bienes. pudiendo.

sino que además. debe estarse a lo establecido por el testador en el testamento. Avda. el desheredamiento contenido en un anterior testamento. una vez abierta la sucesión. Angamos 0610 – Casilla 1280 . debe aplicarse el art. El desheredamiento debe contenerse en un testamento. El desheredamiento puede ser total o parcial. o dentro de los cuatro años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar. y en tal caso.indicar el nº de la causal de desheredamiento?. Revocación del desheredamiento. En efecto.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. es necesario. cuando el desheredado no reclamare su legítima dentro de los cuatro años subsiguientes a la apertura de la sucesión.cl 104 . y éste es esencialmente revocable. de manera expresa. en la propia definición legal se precisa “priva del todo o parte de su legítima”. El requisito para la revocación es el otorgamiento de un nuevo testamento en el cual se deje sin efecto. 2 “Sin embargo. el legitimario puede gozar de su legítima. debe entenderse que éste es total. Si no se lograr satisfacer el onus probandi. además. Si el testador no limita el desheredamiento. 1209 inc. todas las asignaciones por causa de muerte y donaciones que haya hecho el desheredador al desheredado. por tanto. no será necesaria la prueba. Este plazo coincide con el necesario para deducir la acción de reforma del testamento. 4 Deben acreditarse los hechos constitutivos de la causal Los hechos constitutivos del desheredamiento deben probarse. 1209. el legitimario no sólo pierde la legítima. la prueba le corresponde a las personas interesadas en el desheredamiento. Efectos del desheredamiento. En vida del testador. singularizar los hechos constitutivos de la causal. a éste le corresponde la prueba. el desheredamiento puede ser revocado por el testador. La excepción está constituida por la norma del art. si al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz “. no basta con sólo indicar el número de la causal.

esto es. Avda. ello no revoca el desheredamiento ni permite al desheredado acreditar que existió la intención de revocar el desheredamiento. incluso en el evento de producirse reconciliación entre desheredador y desheredado. Angamos 0610 – Casilla 1280 .cl 105 .No se admite la revocación tácita.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.

“todo asignatario deberá ser una persona cierta y determinada”. El asignatario debe ser persona cierta y determinada El asignatario debe ser persona cierta Así lo exige el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. podemos colegir el concepto de asignaciones intestadas y testadas. El asignatario debe ser persona determinada o determinable Se determina al asignatario indicando su nombre. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1º del art. según el inc. según el art. ahora sólo analizaremos el tercero. ninguna de dichas personas tendrá derecho a ella”. parte primera. 263 Avda. 951 “Se llama asignaciones por causa de muerte las que hace la ley. natural o jurídica. obra citada. p. 1056.ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS Concepto Según el inc. para suceder en sus bienes”. I. o el testamento de una persona difunta. 1065 “Si la asignación estuviere concebida o escrita en tales términos. Requisitos de las asignaciones testamentarias Sus requisitos son: 1 Ser capaz de suceder 2 Ser digno de suceder 3 Ser persona cierta y determinada. Basándose en la citada norma. Éstos son los llamados requisitos subjetivos. ya sea que se determine por su nombre o 19 SOMARRIVA UNDURRAGA. 1º del art. que no sepa a cuál de dos o más personas ha querido designar el testador. T. Manuel. los objetivos “determinan la validez o nulidad de las propias asignaciones”19. 1056 “Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada.cl 106 . En razón de ya habernos pronunciado sobre los dos primeros requisitos subjetivos.

1064 “Lo que se deje indeterminadamente a los parientes.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Es determinable o por indicaciones claras que permitan su identificación. 3º del art. se aplicará a los de la parroquia del testador”. agrega el inc. y se sujetará a las disposiciones del inciso anterior”. Clasificación Las asignaciones clasificaciones: testamentarias admiten Avda. final del art. Existen tres excepciones al requisito de la determinación del asignatario. 4º “Lo que se deje al alma del testador. éstas asignaciones se darán al establecimiento de beneficencia que el Presidente de la República designe. prefiriendo alguno de los de la comuna o provincia del testador.cl las siguientes 107 . 3 Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes Situación disciplinada en el art. teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas legales. pues entonces se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado inmediato”. sin especificar de otro modo su inversión. es posible dejar asignaciones a personas indeterminadas: 1 Asignaciones hechas con objeto de beneficencia 2 Asignaciones dejadas a los pobres 3 Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes 1 Asignaciones hechas con objeto de beneficencia En conformidad al inc. 1056 “Lo que en general se deje los pobres. es decir. 1056. salvo que a la fecha del testamento haya habido uno solo en ese grado. 2 Asignaciones dejadas a los pobres Prescribe el inc. se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo. se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia.por indicaciones claras del testamento. según el orden de la sucesión abintestato. De otra manera la asignación se tendrá por no escrita”.

y que se suplen cuando no las ha hecho. Constituyen una limitación a la libertad de testar. Asignaciones forzosas Se encuentran definidas en el art. Las asignaciones forzosas deben respetarse. la porción conyugal era una asignación forzosa. 1167 del C. 1 Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 2 Las legítimas 3 La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes.C. La misma norma enuncia las asignaciones forzosas. con anterioridad.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. de los ascendientes y del cónyuge Como ya se ha establecido. incluso en perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas.1 Asignaciones voluntarias y asignaciones forzosas 2 Asignaciones a título universal y asignaciones a título singular 3 Asignaciones puras y simples y asignaciones sujetas a modalidades ASIGNACIONES VOLUNTARIAS Y ASIGNACIONES FORZOSAS Asignaciones voluntarias Son aquellas que no se ve obligado a efectuar el testador. emanan de su voluntad. Angamos 0610 – Casilla 1280 . tanto en la sucesión testada como en la intestada.585. no nos debe llevar a confusión el hecho que el Avda. aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas”. pero fue derogada por la Ley Nº 19. esto es. las que se abrieron antes del 26 de octubre de 1998..cl 108 . sólo se aplica en la actualidad para aquellas sucesiones abiertas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. ya que la ley impone su respeto. “Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer.

El testador no puede afectar las asignaciones forzosas. ello debe entenderse en el sentido de que mediante el testamento el testador podría afectar las asignaciones forzosas. esté o no declarado en interdicción. ya que sabemos que. los actos jurídicos son susceptibles de modalidades. Con estas interdicciones se protegen las eventuales y futuras asignaciones de los herederos de los sujetos a interdicción. ya que el testador puede disponer según mejor considere de todos sus bienes y derechos transmisibles. 1192 inc. en ellas está comprometido un interés de la sociedad.art. en cambio. Esta materia está regulada en el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. En los sistemas de absoluta libertad de testar no pueden existir las asignaciones forzosas. pero la existencia del decreto de interdicción tiene una importancia en materia probatoria. Avda. éste pasa a ser incapaz relativo en virtud de resolución judicial. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Medios indirectos de protección a las asignaciones forzosas Los siguientes so los medios directos de protección: 1 La interdicción por demencia o por disipación 2 Las legítimas no son susceptibles de modalidades 3 La insinuación en las donaciones irrevocables 4 Los acervos imaginarios 5 La limitación en las donaciones por causa de matrimonio 1 La interdicción por demencia o por disipación La interdicción por demencia o por disipación. 1º. El demente es un incapaz absoluto. 1167 hable del testador. por esto. las que se clasifican en directas e indirectas. 2 Las legítimas no son susceptibles de modalidades Las legítimas no admiten modalidades.cl 109 . ya que se trata de una materia de orden público. En el caso del pródigo. los actos anteriores al decreto son válidos. salvo que se pruebe lo contrario. los actos posteriores a éste son nulos. por regla general. lo que es una excepción. la ley establece medidas de protección a las asignaciones forzosas.

Avda. la insinuación está definida en el inc. atenidas las circunstancias. Ya hemos visto que protegen a los asignatarios de las donaciones hechas por el causante. considerando el patrimonio del donante. que asciende al valor de una cuarta parte de los bienes de su propiedad que aportare.cl 110 . podrá no autorizar la donación. solicitada por el donante o donatario”.3 La insinuación en las donaciones irrevocables La insinuación en las donaciones irrevocables. que tiene por objeto proteger las legítimas y la cuarta de mejoras. ello sucederá si la donación solicitad cause afectación a las asignaciones forzosas. Puede entenderse que toda donación irrevocable debe insinuarse. en el art. y por el exceso serán nulas. La doctrina entiende que los acervos imaginarios constituyen el medio indirecto de protección de las asignaciones forzosas de mayor relevancia. 1788.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. “Se entiende por insinuación la autorización del juez competente. en caso contrario. Lo anterior supone que el testador que no ha respetado las asignaciones forzosas. como a terceros. 1185. En virtud a lo dispuesto en el inc. 1187. 5 La limitación en las donaciones por causa de matrimonio La limitación de las donaciones por causa de matrimonio entre los esposos. 2º del art. 1401. Angamos 0610 – Casilla 1280 . tanto a otros asignatarios. 1º de la misma norma. 4 Los acervos imaginarios El primer acervo imaginario está regulado en el art. según el art. y el segundo. El juez. sólo tendrán valor hasta dos centavos. Medio directo de protección a las asignaciones forzosas El medio directo de protección de las asignaciones forzosas está constituido por la acción de reforma del testamento. deben insinuarse las donaciones.

El cónyuge que se hace indigno. norma que en su inc.cl 111 . según se indicó en su momento. el que está definido en el art. existiendo variadas interpretaciones. “Y si las que se hacen a alimentarios forzosos fueren más cuantiosas de lo que las circunstancias corresponda. Se ha discutido qué debe entenderse por “alimentos que se deben por le”. Pero en determinadas situaciones. en una suma superior a la correspondiente. los alimentos que se deben por ley a ciertas personas Por regla general.Situaciones en que el testador está autorizado para no respetar las asignaciones forzosas Por regla general. 1207 Aquel ascendiente cuya paternidad o maternidad ha sido establecida en contra de su oposición. en caso de que el legitimario tenga un comportamiento sancionado con el desheredamiento. el exceso se imputará a la misma porción de bienes”. lo mismo si por su culpa se produjo la separación judicial. 1171. por el exceso se consideran alimentos voluntarios. la ley autoriza al testador a no respetar las asignaciones forzosas. los que se pagan con cargo a la parte de libre disposición. Los alimentos cesan en caso de injuria atroz. lo que ocurre en los siguientes casos: El testador está autorizado para no respetar la legítima. los alimentos que se deben por ley constituyen una baja general de la herencia. y tomado en consideración las actitudes del asignatario. podrá deducirse la acción de reforma del testamento. Primera asignación forzosa. Angamos 0610 – Casilla 1280 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 2º agrega. así lo establece el art. no tiene derecho a recibir ninguna asignación forzosa. pueden Avda. lo más obvio es entender comprendidos aquellos que en virtud de sentencia definitiva. Si el testador establece asignaciones alimenticias a quienes por ley las debe. si ello no ocurre. no tiene ningún derecho en la sucesión del hijo. el testador está obligado a respetar las asignaciones forzosas. los alimentos voluntarios constituyen un legado.

los alimentos que se deben por ley gravan la masa hereditaria. Segunda asignación forzosa: Las legítimas La legítima se encuentra definida en el artículo 1181. el inc. 2º del citado artículo. 2 Los ascendientes. en el inc. “Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios”. pero no lo recibían del causante. el capital se distribuye entre los herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias. entonces. En relación al pago de esta asignación forzosa. bien sabemos que en la línea ascendiente no opera la representación. 1 Los hijos. y una vez extinguida la obligación alimenticia. si opera el derecho de representación. pero. pero los recibían voluntariamente del causante. es decir. el testador puede imponer su pago a uno o más partícipes. salvo que el testador establezca lo contrario. es un heredero. pero la sentencia queda firme una vez producido su fallecimiento para otros incluso cabría incluir a quienes tenían título para exigir alimentos. por definición.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. “Los legitimarios son por consiguiente herederos”. 1182 enumera. Avda. deberán separarse bienes de la sucesión con el objeto de pagar dicha pensión. 2º estaría de más. ya que. Angamos 0610 – Casilla 1280 . esta obligación es intransmisible por regla general. ya que el ascendiente de grado más próximo excluye a los demás.cl 112 . en forma taxativa a los legitimarios. es decir.reclamar el pago de alimentos. personalmente o representados por su descendencia. esta última situación es dudosa. si legitimario es aquel que sucede en una cuota del patrimonio del difunto. Se trata de la asignación forzosa de mayor relevancia. constituyen una baja general de la herencia. El art. si el causante fue condenado a pagar una pensión alimenticia. según el art. La doctrina ha criticado la redacción del inc. también se incluye a quienes teniendo título para reclamar. 1168. pero la jurisprudencia se inclina por la respuesta negativa. lo mismo para el que ha demandado alimentos en vida del causante. En la práctica. esto es. esto es. 2º agrega. no lo habían hecho.

para las legítimas rigorosas. y la cuarta restante es la parte de libre disposición. en primer término. Es decir. previas las deducciones indicadas en el artículo 959. hay que distinguir si existen o no descendientes con derecho a suceder.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. debe aplicarse el art. para determinar la legítima rigorosa. y las agregaciones que en seguida se expresan.cl 113 . 2º de la misma norma. una cuarta da lugar a la cuarta de mejoras. En caso de existir varios legitimarios. se dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios. según el cual. otra cuarta. o sea la mitad del acervo. para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes o ascendientes. cuyo inc. 1º establece que.585 de 1998. previas las referidas deducciones y agregaciones. Determinación de la legítima Esta especie de legítima se calcula en conformidad al art. Clasificación de las legítimas Las legítimas se clasifican en legítima rigorosa y legítima efectiva. 959. se dividirá en cuatro partes: dos de ellas. cónyuge sobreviviente o ascendientes. La legítima rigorosa es aquella parte de la mitad legitimaria que corresponde a cada legitimario. cónyuge sobreviviente o ascendientes. la masa de bienes. según el inc. deben realizarse las deducciones de las bajas generales del art. sean o no legitimarios. ello en virtud de la Ley Nº 19. 1184. luego. Si existen descendientes con derecho a suceder. 1183. de que ha podido disponer a su arbitrio. dos forman la mitad legitimaria. en este caso. la masa se divide en cuatro partes. Una vez efectuado lo anterior. “La mitad de los bienes. según las reglas de la sucesión intestada. deberán producirse las acumulaciones propias de los acervos imaginarios. Es decir.3 El cónyuge sobreviviente. luego se divide por cabezas o estirpes según si se sucede por derecho personal o por representación. “Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada”. Angamos 0610 – Casilla 1280 . lo que cupiere a cada uno en esa división será su legítima rigorosa”. y otra cuarta. Avda. y si ello corresponde.

86 Nº 7. si no existe cónyuge sobreviviente. 1192. Nº 3 DE 1997. es decir. la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio. en virtud de su art. “La legítima rigorosa no es susceptible de condición. el que permite una condición. 3º. se trata de una norma excepcional. por tanto. “Se mirará como repudiación intempestiva. ya que la regla general es que los actos jurídicos sean susceptibles de modalidades. en este evento. descendientes y cónyuge sobreviviente son los asignatarios de la cuarta de mejoras. luego de no existir éstos.L. mientras dure la incapacidad.F. 1º. es decir.Si no existen descendientes con derecho a suceder. y si no hay legitimarios no se podrá formar la mitad legitimaria. 1182. si existen descendientes. pero aquí se presenta una dificultad. ya que. En definitiva.cl 114 . Angamos 0610 – Casilla 1280 . entonces no hay legitimarios.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el permiso concedido por un legitimario al que le debe la legítima para que pueda testar sin consideración a ella”. Considérese además que los ascendientes. se trata de una aplicación del caso de objeto ilícito relativo a los pactos de sucesiones futuras del art. art. existe una excepción en la Ley General de Bancos D. la parte de libre disposición asciende a una cuarta parte. 2 No admite modalidades. ni descendientes ni ascendientes. el Banco tendrá las facultades de un curador. Según el art. el legislador ha cometido un error. modo o gravamen alguno”. inc. 1226 inc. y no tendrá valor alguno. En otras palabras. Avda. puede dejarse a un banco la administración de la legítima rigorosa. Características de la legítima rigorosa La legítima rigorosa presenta las siguientes notas: 1 Es una asignación forzosa. plazo. Sin perjuicio de lo anterior. si no existen aquellos. la sanción aplicable es la nulidad absoluta. se encuentra enunciada en el art. y como tal. ascendientes y cónyuge sobreviviente. debe entenderse que todo el acervo es de libre disposición. 1463. la masa se divide en dos partes: mitad legitimaria y parte de libre disposición. toda la masa pasa a ser de libre disposición. cónyuge sobreviviente o ascendientes. en la medida que el legitimario sea incapaz. tampoco se forma dicha cuarta.

debe recibir aplicación el art. deberá respetar las normas de las asignaciones forzosas. 1197 es la protección de la igualdad de los legitimarios. por tanto. Pero si el testador va a realizar la partición.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. La segunda posición. que no podría realizar la partición. pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna. por el propio testador. pero por otra parte. 1197. pero esto no se contradice con la norma del art. Según el art.3 Las especies con cargo a las cuales se va a pagar la legítima pueden ser indicadas por el testador. según la norma transcrita el testador podrá indicar las especies con las que deberá pagar la legítima. Sobre este particular se presenta una discusión relativa a la partición. no puede proceder a su tasación. El fundamento del art. deberá proceder a la tasación de los bienes. Existen dos posiciones. el testador no puede tasar los bienes con los que deberá pagarse la legítima. en ese caso. atribuir valor a los bienes con los cuales deben pagarse las legítimas. 1197. esto es. Angamos 0610 – Casilla 1280 . y resulta que es imposible realizar la partición sin previamente efectuar la tasación de los bienes comprendidos en ella. 1190. esto es. en forma previa a las asignaciones con cargo a la cuarta de mejoras y de libre disposición. así lo establece el art. no podrá tasar dichos bienes. a su arbitrio. de lo que se debe concluir. No nos parece adecuada esta primera interpretación. “Si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad. por tanto. entiende que si el testador se restringe sólo a indicar los bienes con cargo a los cuales deberá pagarse la legítima. se pagan primero que las demás asignaciones. La dificultad se origina al considerar que una de las formas de realizar la partición es. por tanto se ha discutido si puede o no el testador tasar los bienes.cl 115 . o porque la ha Avda. ni tasar los valores de dicha especies”. “El que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago. indignidad o exheredación. 1318. resultando aplicable la norma del art. 1318. precisamente. ya que al tasar los bienes el testador para realizar la partición. empezase a tasar. 4 Tiene una preferencia para el pago. Para la primera el artículo 1197 se trata de una norma prohibitiva. la que podría verse comprometida si el testador.

tiene derecho a su legítima íntegra. En conformidad al art. 1205. La legítima efectiva Legítima efectiva es la legítima rigorosa aumentada en la parte de mejoras o de libre disposición. y no ha dispuesto. Aumentadas así las legítimas rigorosas se llaman legítimas efectivas. . Pago de las legítimas Debemos distinguir si deben o no efectuarse imputaciones a la legítima. Acrece a las legítimas rigorosas toda aquella porción de bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras. deberá procederse a la correspondiente imputación.Presentes hechos a un descendiente con ocasión de un matrimonio. ni otros regalos de costumbre. o con absoluta libertad.Los legados y donaciones revocables e irrevocables si en la escritura de donación o en acto posterior. ha quedado sin efecto la disposición.Los gastos de educación de un descendiente. o en el testamento aparece que el legado o donación ha sido hecho a título de mejoras. en el evento de que el causante no haya dispuesto de éstas. 1191. o si lo hizo.Según el art. 1198 no se imputan a la legítima: . dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros”. legados o si el causante efectuó desembolsos para el pago de deudas del legitimario. Avda. a ella se refiere el art. . o si lo ha hecho. .cl 116 . no se imputan los frutos de las cosas donadas.repudiado. Si un legitimario ha recibido del testador donaciones irrevocables.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Si el legitimario no recibió donaciones o asignaciones testamentarias. y no tiene descendencia con derecho de representarle. no tuvo efectos su disposición.

a diferencia de lo que sucede con la legítima rigorosa. la excepción en principio también coincide. es decir.802 de 1989. aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Angamos 0610 – Casilla 1280 . serán siempre a favor del cónyuge. podrá pues asignar a uno o más de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros”. 1182. puede dejarse la cuarta de mejoras sujeta a la modalidad de administración por parte de un Banco. 1195. 2 No admite modalidades. El cónyuge pasó a ser asignatario de cuarta de mejoras en virtud de la Ley Nº 18.cl 117 . En conformidad al art. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato. En conformidad al art. si el testador no la respeta procederá la acción de reforma del testamento. pero sólo en la medida que ellos cedan en beneficio de otro asignatario de cuarta de mejoras. 1195. de los ascendientes y del cónyuge La cuarta de mejoras. 1463. 1195 inciso final. en conformidad al art. no exige el legislador que el asignatario sea un incapaz. podemos definirla. como aquella asignación forzosa que opera en la sucesión testada y que asciende a una cuarta parte de la masa y que se asigna a las personas que establece la ley. 3 A su respecto se puede celebrar el único pacto válido sobre sucesiones futuras. Según el inc.Tercera asignación forzosa. los descendientes. “De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes. su cónyuge y sus ascendientes. son asignatarios de cuarta de mejoras. por tanto está debidamente enunciada en el art. o de uno o más de los descendientes o ascendientes del testador”. Las Avda. esto es. pero. la cuarta de mejoras es susceptible de gravámenes. comparte esta característica con la legítima rigorosa. 1º del art. “Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras. Características de la cuarta de mejoras Presenta esta cuarta las siguientes características: 1 Es una asignación forzosa. los ascendientes y el cónyuge.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.

1204 presenta las características que a continuación se indican: . lo anterior se explica señalando que el derecho a suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una convención sea gratuita u onerosa. Angamos 0610 – Casilla 1280 .gr. el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa. v. quienes ante la eventualidad de obtener ganancias mediante pactos relativos a una sucesión futura pudiesen verse tentados en orden a atentar en contra de un posible causante. La norma se refiere a donación o contrato. Establece el art. lo que se produce al instante mismo del fallecimiento del causante. La importancia de este artículo es que regula el único pacto sobre sucesiones futuras permitido. no existe ninguna ilicitud en celebrar pactos sobre dicha sucesión. entre un legitimario y el que le debe una legítima. un heredero podría ceder su cuota.convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario. 1204 Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes. y después contraviniere a su promesa. por tanto.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. pero la donación es un contrato. si la sucesión ya está abierta. están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título De las asignaciones forzosas. a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. no donar. Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura. Nótese que la norma establece la ilicitud del objeto sólo respecto de las sucesiones futuras. El pacto del art. serán nulas y de ningún valor. relativas a la misma legítima o a mejoras. Avda. la solemnidad está constituida por la escritura pública. ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras.cl 118 . el pacto de no disponer de la cuarta de mejoras. que a la sazón era legitimario. El fundamento de esta norma radica en la protección del causante respecto de aquellos herederos inescrupulosos.Se trata de un pacto solemne.

. manteniendo su vigencia sólo para aquellas sucesiones abiertas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Avda.585. se exige una expresa manifestación de voluntad por parte del testador en orden a disponer de la cuarta de mejoras. el futuro causante se obliga a una abstención: no disponer de la cuarta de mejoras. . Con anterioridad a la Ley Nº 19.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. . se definía la porción conyugal como la parte del patrimonio de la persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente.cl 119 . ascendientes y descendientes).Efecto de la contravención a lo prometido. pero dicha ley la derogó.Objeto del pacto. el pacto es celebrado por el futuro causante y por ciertos herederos denominados legitimarios (cónyuge.Partes. si el futuro causante contraviene y asigna la cuarta de mejoras a favor de un legitimario. 4 No se presume. sabemos que la voluntad puede manifestarse en forma expresa o tácita. la porción conyugal que correspondía al cónyuge sobreviviente era una asignación forzosa. Angamos 0610 – Casilla 1280 . pero en este caso. éstos deberán enterar lo que habría valido el cumplimiento de la promesa al favorecido con ésta. en caso contrario. la cuarta de mejoras acrece a la legítima rigorosa para formar la legítima efectiva.

5 En caso de existir una pluralidad de herederos se forma una comunidad hereditaria.cl 120 . Características de los herederos Éstas son: 1 Representan a la persona del causante. 1097 “Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias. según exista o no testamento. según veremos en su momento. esto es. y en su virtud se sucede en todos los bienes del causante o en una cuota. desde el fallecimiento del causante. de petición de herencia y de partición. luego. pero por otra. existirá un estado de indivisión. En virtud de la sucesión por causa de muerte el heredero adquiere el patrimonio del causante. 1097. por una parte se reciben bienes. inc. deberán pagarse las deudas del causante. con cualesquiera palabra con que se les llame. por ello le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. 3 Pueden ser testados e intestados. tanto el activo como el pasivo. “Los asignatarios a título universal.ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL Y ASIGNACIONES A TÍTULO SINGULAR ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL Concepto Asignaciones a título universal. 4 Son sujetos activos de la acción de reforma del testamento. son herederos”. a ellas se refiere el art. estas son las herencias.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Avda. para ponerle término debe realizarse la partición. y aunque en el testamento se les califique de legatarios. a las que se constituyen por el testamento mismo. 2º del art. 2 Se les concede la posesión legal de la herencia por el sólo ministerio de la ley. es decir. y que no se imponen a determinadas personas”. Angamos 0610 – Casilla 1280 .

cl 121 . Es decir. dividirán entre sí por partes iguales la herencia o la parte de ella que les toque”. 1098. “Sea Fulano mi heredero”. “Si fueren muchos los herederos instituidos sin designación de cuotas. son aquellos llamados a lo que resta una vez efectuadas las disposiciones testamentarias. según el art. 20 SOMARRIVA UNDURRAGA. Herederos universales Son aquellos. La importancia de distinguir entre el heredero universal y el heredero de cuota es la siguiente. I. Combinando las tres especies de herederos. el derecho de acrecimiento opera sólo respecto de los primeros y no en relación a los segundos. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Herederos de cuota Son aquellos que han sido llamados a cuotas determinadas. final. Lo anterior se explica porque.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el heredero universal se lleva la mayor parte de la herencia. pp. Si concurren varios herederos de cuota y un heredero universal. 1 Heredero del remanente testamentario universal. a éste le corresponde la parte que falte para complementar el entero. ya que puede suceder lo contrario. no debe pensarse que. T. un heredero de remanente. ello sucede si el testador ha instituido legados y además. Manuel. los denominaba herederos de carroña. 303 – 307. en términos muy gráficos. de cuota y de remanente. obra citada. resultan las siguientes situaciones20. Agrega el inc. Heredero de remanente Somarriva. Avda. o “Dejo mis bienes a Fulano”. llamados a la sucesión en términos generales que no designan cuota. ej. necesariamente. ya se ha manifestado la voluntad del testador en orden a determinar la parte de la herencia que debe llevarse.Clases de herederos Los herederos pueden ser universales. en el caso del heredero de cuota.

1099. Angamos 0610 – Casilla 1280 . art. en este caso el heredero del remanente se lleva la parte que falta para enterar la unidad. en el testamento sólo hay asignaciones a título singular y nada se dice del resto de los bienes. en el testamento sólo hay asignaciones de cuota y éstas no completan la unidad. 3 Heredero de remanente abintestato universal.cl 122 . el testador ha establecido asignaciones de cuota y además. un heredero del remanente. art. 1100.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.2 Heredero de remanente testamentario de cuota. 4 Heredero de remanente abintestato de cuota. Avda.

ASIGNACIONES A TÍTULO SINGULAR Concepto Estas son los legados. 1104. o en razón de tratarse de bienes nacionales.cl 123 . art. requieren de un testamento. 951. Cosas susceptibles de legado La regla general es que todas las cosas puedan ser legadas. esto es. y aunque en el testamento se les califique de herederos. suceden en bienes determinados. sean muebles e inmuebles. art. 2 Los legados operan sólo en la sucesión testada. No existe a su respecto la posesión legal ya que la ley la regula en relación a la herencia. sea en razón de ser cosas comunes a todos los hombres. 1104 “no tienen más derechos ni cargas que las que expresamente se les confieran o impongan”. es decir. son legatarios. incluso los créditos. por ejemplo. Los asignatarios a título singular. Avda. 2 Cosas pertenecientes al culto divino. las cosas corporales. dejo mi casa a Pedro. 1105. 3 A diferencia de los herederos. con cualquiera palabras que se les llame. la que corresponde a la definición del art. 1127. a diferencia de lo que se sucede con los herederos. En conformidad al art. ésta se establece para las asignaciones a título universal. Por excepción. si se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos. no pueden legarse las siguientes cosas: 1 Las cosas incomerciables. 4 Respecto de los legados sólo existe la posesión material.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Angamos 0610 – Casilla 1280 . y son asignaciones referidas a bienes determinados. art. art. tampoco son susceptibles de posesión efectiva porque igualmente. Características Sus características son: 1 Los legatarios no representan a la persona del causante. 700.

Legado de especie o de cuerpo cierto es aquel en que la cosa legada se ha identificado mediante sus propias características. de forma tal que debe aplicarse la regla general en materia de interpelación: requerimiento judicial. Clases de legados A continuación analizaremos las principales clasificaciones de los legados: Legados de género y de especie o de cuerpo cierto Legado de género es aquel que la cosa objeto del legado ha sido identificada sólo en base a las características propias de los demás individuos de su género. Para determinar las cosas comprendidas en los legados deben aplicarse los art.gr. las cosas que forman parte de un edificio de manera que no puedan separarse sin deterioro. además ha establecido que para constituir en mora al heredero de pagar el legado. para que éstos le entreguen la cosa objeto del legado. v. sí adquiere un derecho personal en cuya virtud puede dirigirse en contra de los herederos a quienes el testador impuso la obligación de pagar el legado. por ejemplo. al fallecer el causante el legatario no adquiere el dominio ni ningún otro derecho real sobre la cosa legada. Este legatario tiene derecho a los frutos desde que se efectúa la tradición. 1338. El dominio se adquiere por tradición y no por sucesión por causa de muerte. 1112. Nº 2 del art. Angamos 0610 – Casilla 1280 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. de forma tal que. ya que dicho requerimiento está referido al plazo convencional y no al establecido por el testador. Avda. 1111. no es suficiente la interpelación contractual expresa. o desde la constitución en mora. La jurisprudencia estableció que dicha acción prescribe en cinco años.3 En conformidad al art. dejo a Pedro el caballo Rocinante. 1105.cl 124 . y 1114 a 1117. dejo un caballo a Pedro. es decir. es posible diferenciarla de los demás individuos de su género.

cl 125 . desde el fallecimiento del causante y desde ésta fecha. art. 1109. se trata de una aplicación del art. ya que “las cosas producen y perecen para su dueño”.A diferencia de lo que sucede con el legado de género. si el propietario se niega a enajenarla o pide un precio excesivo. si la cosa se legó a favor del cónyuge. y la enajenación no comprometiere ningún derecho de tercero. Esta norma posibilita el fundamento de la posición ecléctica en la discusión sobre la validez de las cláusulas de no enajenar de origen convencional. el legado de especie o cuerpo cierto sí se adquiere por sucesión por causa de muerte. se hace dueño de los frutos. 1106 y siguientes. Angamos 0610 – Casilla 1280 . y el legatario deberá restituir lo que se le haya entregado por equivalencia.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Legado de cosa que no existe pero que se espera que exista Este legado es válido. se entiende que el testador ha ordenado al respectivo ascendiente o descendiente adquirir la cosa ajena. esto es. se entregará el justo valor de la cosa al legatario. Si el asignatario a quien se impuso la obligación de pagar el legado. Legado de un crédito Avda. 1126. podrá deducirse acción reivindicatoria. con posterioridad al fallecimiento del testador adquiere el dominio de la cosa. Legado con cláusula de no enajenar Según el art. la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita”. 1113. que sostiene que son válidas pero con ciertos requisitos. art. “Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla. deberá el legado. de un ascendiente o descendiente del testador. Legado de cosa ajena Por regla general este legado es nulo. el legado se cumple por equivalencia. art. Si los herederos se niegan a entregar el legado. en estos casos. pero con tal que la cosa llegue a existir. 1461. pero existen excepciones: Si conocía el testador que la cosa no le pertenecía.

cuota o derecho. en conformidad al art. se entenderá que se lega el crédito. Angamos 0610 – Casilla 1280 . “Por el hecho de legarse el título de un crédito. Otras clases de legados Legado de especie gravada con prenda o hipoteca. se forma entre los varios legatarios una comunidad. 1130. envuelve la revocación del legado en todo o Avda. 1131. Legado hecho al acreedor. sabemos que el testamento es un acto esencialmente revocable. 1128. art. El legado de un crédito comprende el de los intereses devengados. Extinción de los legados Las causales que provocan su extinción son: 1 Revocación del testamento en que se contiene el legado. 1127 inc. Legado de una misma cosa a más de una persona En tal caso.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1135 establece un caso de revocación tácita “La enajenación de las especies legadas. art. no se comprenderán en la condonación sino las deudas existentes a la fecha del testamento”.Regulado en el art. 1134. Legado de cosa empeñada hecho al deudor. Lo mismo se aplica a la cosa que un asignatario es obligado a dar y en que sólo tiene una parte. 1125. 1124. se presumirá que no ha querido legar más que esa parte. El art. Legado de pensiones alimenticias.cl 126 . 1110 “Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una parte. “Si se condona a una persona lo que debe. pero siempre podrá pedirse la partición. Legado de condonación Según el art. pero no subsiste sino en la parte del crédito o de los intereses que no hubiere recibido el testador”. cuota o derecho”. en todo o parte. cuota o derecho. sin determinar suma. Legado de cuota Según el art. art. 2º y 3º. art. por acto entre vivos.

según corresponda.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. se entenderá que revoca el legado”. 1135 “por la destrucción de la especie legada se extingue la obligación de pagar el legado”. Avda. con todo el acervo o sólo con una cuarta parte. o de lana. y no subsistirá ni revivirá el legado. final “Si el testador altera sustancialmente la cosa legada mueble. como si de la madera hace construir un carro.cl 127 . aunque la enajenación haya sido nula.parte. es decir. 1135 inc. inc. y aunque las especies legadas vuelvan al poder del testador”. 2 Alteración sustancial de la cosa legada mueble. Angamos 0610 – Casilla 1280 . telares. Pago de los legados Los legados se pagan con cargo a la parte de libre disposición. art. 3 Destrucción de la cosa legada. 1º del art.

plazo o modo. 3 Si llevan envuelta la constitución de un fideicomiso.ASIGNACIONES PURAS Y SIMPLES Y ASIGNACIONES SUJETAS A MODALIDADES Concepto Asignación pura y simple es aquella que produce sus efectos en forma normal. Normativa aplicable A las asignaciones testamentarias condicionales. en virtud de modalidades establecidas por el testador. se aplican las reglas de la propiedad fiduciaria. de un suceso futuro e incierto. se les aplican las normas que se indican: 1 Normas del párrafo 2º del título IV del Libro III.cl 128 . en el testamento. art. relativas a las obligaciones condicionales. con las modificaciones y excepciones que van a expresarse”. 1070 inc. “Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título De las obligaciones condicionales. sus efectos normales se ven alterados. Angamos 0610 – Casilla 1280 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. aquella que depende de una condición. Asignación sujeta a modalidad es aquella que. título VIII del Libro II. las define el inc. El testador puede sujetar la asignación a una condición. Asignaciones testamentarias condicionales Concepto Son aquellas sujetas a una condición. Avda. 1070 “Asignación condicional es. 2º del art. esto es. final. 2 Las del Título IV del libro IV. de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo”.

art. Lo mismo respecto a permanecer en estado de viudedad. salvo que se limite a no contraerlo antes de los dieciocho años o menos. dejándole por ese tiempo un usufructo. El legislador resguarda el respeto a las solemnidades del testamento. Se puede proveer a la subsistencia de una persona mientras esté viuda o soltera. ésta se tiene por no escrita. con las explicaciones que siguen”. 1074. Asignaciones testamentarias a plazo Concepto Las asignaciones testamentarias a plazo están reguladas en el art. 3 Condición de casarse o no casarse con una persona determinada. art. ciertas condiciones: 1 Condición de no impugnar un testamento. El Código regula. art. 1077. 4 Condición de abrazar un estado o profesión cualquiera. al momento de deferírsele la asignación. uso o habitación o una pensión periódica. aunque sea incompatible con el matrimonio. 1076. Angamos 0610 – Casilla 1280 . según el art.Condiciones especialmente reguladas en el C. art. 1073 la condición impuesta por el testador de no impugnar el testamento no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto de forma. art. es válida.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.cl 129 . permitida por las leyes. 1077. y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el título De las obligaciones a plazo.C. 1075. 2 Condición de no contraer matrimonio. Avda. Normativa aplicable 1 Las normas del párrafo 3º del título IV del Libro III. esta condición es válida. en forma expresa y especial. salvo que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio. 1080 y siguientes “Las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho.

T. Asignatario modal es aquel a quien se asigna una cosa. “Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial. 290. que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute. no suspende la adquisición de la cosa asignada”. el modo no suspende la adquisición del derecho. el art.2 Título V del Libro IV. como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas. 21 SOMARRIVA UNDURRAGA. 1089. Angamos 0610 – Casilla 1280 . esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. 1089 no distingue. art. es transmisible a los herederos del asignatario”. ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS MODALES Concepto Según el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 2 Es transmisible. 1095 “Si el modo consiste en un hecho tal. pero que debe cumplir con el modo.cl 130 . obra citada. Somarriva21 define al modo como la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad. por consiguiente. Avda. Características El modo se caracteriza por: 1 Al fallecer el causante se adquiere la asignación. Manuel. p. El modo. a diferencia de la condición suspensiva. Personas que intervienen en la asignación modal Concurren el asignatario modal y el beneficiado con el modo. I. La asignación modal puede consistir en una herencia o legado. normas de las obligaciones a plazo.

se hace enteramente imposible.Beneficiado con el modo. y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada”. podrá el juez determinarlos. En conformidad al art. el beneficiario puede optar entre pedir la ejecución forzada o la resolución de la asignación. y que sea aprobada por el juez con citación de los interesados. art. sin hecho o culpa del asignatario. prescribe el art. salvo que lleve cláusula resolutoria. pero si es imposible sólo en la forma especial determinada por el testador. 1094 “Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo. Cumplimiento del modo El modo debe cumplirse en la forma determinada por el testador. Incumplimiento del modo En caso de incumplimiento del modo. 1093. Si el modo. sin el gravamen. subsiste la asignación. En dos casos la ley autoriza al asignatario modal para no cumplir con la carga: 1 Modo imposible. no valdrá la disposición. si el modo es por su naturaleza imposible. Norma muy interesante ya que faculta al juez para establecer un plazo. 2 Si el modo beneficia únicamente al asignatario. 1090 “En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los Avda. este es un supuesto de imposibilidad relativa.cl 131 . La jurisprudencia ha establecido que los requisitos para suceder deben concurrir en el asignatario modal y no en el beneficiado con el modo. lo que es una situación excepcional en nuestro sistema. ya que éste no es ni heredero ni legatario. no impone obligación alguna.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. consultando en lo posible la voluntad de aquél. art. es aquel que recibe el provecho de la carga. 1092. se podrá cumplir en otra análoga que no altere la sustancia de la disposición. Angamos 0610 – Casilla 1280 . o inductivo a hecho inmoral o concebido en términos ininteligibles.

Esto es. El primero ya que en caso de resolución. de lo que se sucede en la condición resolutoria tácita. el asignatario que no cumplió con el modo no se incluye en lo último. Avda. 2515. no es un elemento de la naturaleza. debe entregársele una suma de dinero proporcional y los segundos. Con relación a los efectos de la resolución. luego se aplica la regla general del art. art. en esto último.cl 132 . Debe aplicarse el ya mencionado art.frutos. salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. porque el resto del valor acrece a la herencia. La resolución puede ser solicitada por el beneficiado con el modo y por los otros asignatarios.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. No existe regla especial de prescripción para pedir la resolución. 1096. a diferencia. No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa”. a diferencia de la condición resolutoria tácita. si no se cumple el modo. Angamos 0610 – Casilla 1280 . o sea. la cláusula resolutoria en el modo debe pactarse. 1096. el asignatario debe restituir la cosa y sus frutos.

Avda. 1147 y 1148. 2 Pluralidad de asignatarios. Requisitos Sus requisitos son: 1 Debe tratarse de una sucesión testada. puede rechazarse el acrecimiento y aceptar sólo la propia asignación. esto es. 2 Es renunciable. Este concepto se extrae de los arts. 3 Asignatarios llamados a un mismo objeto sin designación de cuota 4 Falta de algún asignatario. art.cl 133 . no puede repudiarse ésta y aceptarse la deferida por acrecimiento. Es una consecuencia de su carácter accesorio. 3 Según el art. 3º. salvo estipulación en contrario. existiendo pluralidad de asignatarios testamentarios llamados a un mismo objeto sin designación de cuota. 1152 en relación con el 1068. Características Sus características son: 1 Es un derecho accesorio. 4 Es transferible. 12. 5 Que el testador no haya designado un sustituto ni prohibido el acrecimiento.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. lo principal es la propia asignación. la falta de uno de éstos provoca que su parte se agregue aumentando la de los demás asignatarios. vía cesión del derecho de herencia. por ello. la asignación que acrece lleva consigo todas las obligaciones y cargas transferibles y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente. Es una aplicación del art. Es otra consecuencia de su carácter accesorio. se trata de un derecho patrimonial. 1910 inc. 1151. art.DERECHO DE ACRECIMIENTO Concepto Es aquel que por la cual. Angamos 0610 – Casilla 1280 .

no en la intestada. su porción no puede acrecer a la de otro asignatario inexistente. 2 Pluralidad de asignatarios Deben existir como mínimo dos asignatarios. pero sin determinar la parte que les corresponde en dicha cuota. que por falta de éste se junta a las porciones de otros. Avda. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1148. La doctrina entiende que no son verdaderas excepciones.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. art. ya que el testador ha determinado la cuota que desea que reciba un asignatario.Opera el acrecimiento si dos o más son llamados a la misma cuota. Por lo tanto. necesariamente requiere de un testamento. ya que. en caso contrario. Los asignatarios deben haber sido llamados sin designación de cuota. a continuación de los legados y donaciones revocables.cl 134 . es decir. sí los herederos universales. 3 Asignatarios llamados a un mismo objeto sin designación de cuota Según el art. ya ha limitado su asignación. . se dice acrecer a ellas”. la porción de uno de ellos.1 Debe tratarse de una sucesión testada Este derecho opera sólo en la sucesión testada. es decir. La expresión objeto está utilizada en el sentido de asignación. no opera este derecho. ya que en ninguno de los dos casos el asignatario fue llamado con designación de cuota. Bello dejó constancia en sus notas que el acrecimiento puede operar tanto en las herencias como en los legados. Ninguna duda deja la ubicación de las normas que lo regulan: párrafo 8º del título IV del Libro III.Opera el acrecimiento en el caso de los asignatarios llamados en partes iguales. es lógico que si existe sólo un asignatario y si éste falta. los herederos de cuota no gozan del acrecimiento. a la regla de la no designación de cuota: . Se han señalados dos excepciones. 1147 “Destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios.

pero en cláusulas distintas.C. 1155 “El testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento”. Avda. El C.cl 135 . Conjunción mixta: los asignatarios son llamados a un mismo objeto y en una misma cláusula. o bajo una denominación colectiva. luego falta el asignatario: . art. . ya que si ello es así. Conjunción verbal: también denominada labial.Si repudia. deberá estarse a su voluntad. si la condición es suspensiva. puede operar el derecho de acrecimiento si han sido llamados al mismo objeto sin designación de cuota. no opera el acrecimiento. que falte uno. pero ello se desprende del art. 5 Que el testador no haya designado un sustituto ni prohibido el acrecimiento Se exige que el testador no haya prohibido el acrecimiento. no opera el acrecimiento. es necesario. Angamos 0610 – Casilla 1280 .Si es incapaz o indigno de suceder. existen tres clases de conjunción: verbal. . 4 Falta de algún asignatario Si al momento de abrirse la sucesión. no indica cuándo se entiende faltar el asignatario. pero en una misma cláusula testamentaria. existen todos los asignatarios. real y mixta. Es tanto verbal como real.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. y ésta falla. Los asignatarios conjuntos pueden ser llamados utilizando la conjunción copulativa “y”.Si fallece antes que el testador. Conjunción real: los asignatarios son llamados a un mismo objeto. . los asignatarios son llamados a distintos objetos. puede operar el acrecimiento. 1156.Debemos referirnos a los asignatarios conjuntos.Si es un asignatario condicional.

ej. según el art. habitación o pensión. su porción acrece a la de los otros usufructuarios y no opera la consolidación. Avda.Efectos El acrecimiento produce los siguientes efectos: La porción del asignatario que falta. conservan el derecho de acrecer. la porción acrece a D . 780. si se deja un tercio de un inmueble A. si falta C. 1150 “Los coasignatarios conjuntos se reputarán como una sola persona para concurrir con otros asignatarios. 1154 “Los coasignatarios de usufructo. sino cuando han fallecido todos los usufructuarios. Con relación al usufructo.cl 136 . de habitación o de una pensión periódica.. prescribe el art. de uso. y la persona colectiva formada por los primeros no se entenderá faltar. mientras gozan de dicho usufructo. se agrega y aumenta la de los demás asignatarios. es decir. Angamos 0610 – Casilla 1280 . y ninguno de estos derechos se extingue hasta que falte el último coasignatario”. lo mismo se había establecido en el art. en el caso del usufructo.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. si fallece un usufructuario. uso. sino cuando todos éstos faltaren”. un tercio a B y un tercio a C y D.

DERECHO DE SUSTITUCIÓN

Concepto
Es aquel derecho por el cual el testador ha designado la persona que
se llevará la asignación en caso de faltar el asignatario.
Clases
En conformidad al art. 1156, la sustitución puede ser vulgar o
fideicomisaria.
La sustitución es vulgar si en el testamento se designa la persona que
se llevará la asignación en caso de faltar el asignatario, art. 1156 inc. 2º “La
sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para que
ocupe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la
asignación, llegue a faltar por fallecimiento, o por otra causa que extinga su
eventual derecho”.
La sustitución es fideicomisaria si en el evento de cumplirse una
condición, se llama a un fideicomisario, el que se hará dueño de la cosa que
otro poseía en propiedad fiduciaria, art. 1164.
Requisitos de la sustitución vulgar
Ésta debe reunir los requisitos que se indican:
1 Debe tratarse de una sucesión testada.
2 La sustitución debe ser expresa.
3 Debe faltar el asignatario.
1 Debe tratarse de una sucesión testada
Debe hacerse mediante un testamento, al igual que el acrecimiento,
la ubicación en el código confirma lo anterior.
2 La sustitución debe ser expresa

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No se presume la voluntad del testador en orden a establecer
sustitutos, ni aún respecto de sus consanguíneos de grado más próximo. Se
exige una expresa manifestación de voluntad, art. 1162 “Si el asignatario
fuere descendiente del testador, los descendientes del asignatario no por eso
se entenderán sustituidos a éste; salvo que el testador haya expresado
voluntad contraria”.
3 Debe faltar el asignatario
Según el art. 1156 inc. 3º “No se entiende faltar el asignatario que
una vez aceptó, salvo que invalide la aceptación”. Norma que debe
relacionarse con la del art. 1157 “La sustitución que se hiciere
expresamente para algunos de los casos en que pueda faltar el asignatario,
se entenderá hecha para cualquiera de los otros en que llegare a faltar; salvo
que el testador haya expresado voluntad contraria”, esto es, si el testador ha
previsto un caso de falta de asignatario, por ello no se entienden excluidos
los demás.
La sustitución puede tener diversos grados, art. 1158 “La sustitución
puede ser de varios grados, como cuando se nombra un sustituto al
asignatario directo, y otro al primer sustituto”. Ello en concordancia con el
art. 1161 “El sustituto de un sustituto que llega a faltar, se entiende
llamado en los mismos casos y con las mismas cargas que éste, sin
perjuicio de lo que el testador haya ordenado a este respecto.”
Prescribe el art. 1159 “Se puede sustituir uno a muchos y muchos a
uno”. Finalmente, según el art. 1160 “Si se sustituyen recíprocamente tres
o más asignatarios, y falta uno de ellos, la porción de éste se dividirá entre
los otros a prorrata de los valores de sus respectivas asignaciones”.
La sustitución fideicomisaria
Recuérdese que el art. 745 prohíbe los fideicomisos sucesivos y si se
constituyesen, adquirido el fideicomiso por un fideicomisario, se extingue
la expectativa de los otros fideicomisarios, ello explica el tenor del art.
1165 “Si para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la
condición, se le nombran uno o más sustitutos, estas sustituciones se
entenderán vulgares, y se sujetarán a las reglas de los artículos precedentes.
Ni el fideicomisario de primer grado, ni sustituto alguno llamado a ocupar
su lugar, transmiten su expectativa, si faltan”.
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La regla general es que la sustitución sea vulgar, salvo que ésta se
excluya manifiestamente, art. 1166.
A la sustitución fideicomisaria se le aplican las normas del título De
la propiedad fiduciaria, inc. 2º del art. 1164

Colisión de derechos
Si concurren en una sucesión varios derechos, no existe colisión
posible, ya que en conformidad al art. 1163 el derecho de transmisión
excluye al de sustitución, y éste al de acrecimiento. Sabemos que la
transmisión y la representación operan en supuestos diversos.

Interpretación del testamento
Al igual que el art. 1560, en materia de testamento prima la voluntad
real por sobre la voluntad declarada, así se desprende del texto del art. 1069
“Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de
las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador
claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o
prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a
la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya
servido”.

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ya que tiene contenido patrimonial. es decir. Este concepto se desprende del art. 1216. 12 del C. Avda. . . por aplicación del art. 1216 inc. el plazo de prescripción está establecido en el art.Transferible. el fin perseguido puede valorarse monetariamente. se deduce en contra de aquel instituido por el testador como asignatario en perjuicio de determinadas asignaciones forzosas. .Transmisible. 1216.C.ACCIÓN DE REFORMA DEL TESTAMENTO Concepto Es aquella por la cual los legitimarios pueden solicitar la modificación del testamento en la parte en que se les ha perjudicado. 1º. 2 Acción patrimonial. a la apertura de la sucesión. Es una prescripción de corto tiempo.Renunciable. pero en este caso excepcionalmente sí opera la prescripción. en conformidad al inc. si se cede la correspondiente asignación forzosa. también se cede la acción que la protege. Angamos 0610 – Casilla 1280 .cl 140 . De esta característica surgen otros caracteres de la acción de reforma: . y éstas por regla general no se suspenden. 2º del art. se trata del medio directo de protección de las asignaciones forzosas.Prescriptible. Como señalamos en su momento. no tenía la administración de sus bienes. Este plazo coincide con el del desheredamiento. es de cuatro años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. es susceptible de avaluación pecuniaria. “Si el legitimario. Características La acción de reforma del testamento se caracteriza por: 1 Acción personal. puede ser cedida. no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa administración”.

Avda. En razón de tratarse de una acción patrimonial. y podrán intentar la acción de reforma”. derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas en la desheredación”. Además los legitimarios asignatarios de cuarta de mejoras serán titulares de la acción en análisis si el testador asigna la cuarta a quienes no tienen derecho a ella. lo que por ley corresponde a los legitimarios y lo que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma. 1216. además tenía por objeto proteger a la porción conyugal. “Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde. Así lo establece el art. Se reclamará la legítima rigorosa si el testador dispuso en conformidad a la ley de la cuarta de mejoras y de la de libre disposición. podrá deducirse la acción de reforma. “En general. luego transmisible.Sujeto activo 1 Los legitimarios. 1220 “Si el que tiene descendientes. art. en cuyo caso. Esta acción tiene como titulares a los legitimarios.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 2. Los cesionarios. y se les adjudique dicha parte”. El legitimario que ha sido indebidamente desheredado. 1217.585.cl 141 . pero no respetó la legítima. Angamos 0610 – Casilla 1280 . los cesionarios. Objeto de la reforma de testamento La acción de reforma tiene por objeto proteger dos asignaciones forzosas: la legítima y la cuarta de mejoras. con anterioridad a la Ley Nº 19. además. así lo establece el art. podrán intentar la acción. es su legítima rigorosa. asignándolas a quien no es legitimario. tendrá. Si se cede el derecho de herencia. ascendientes o cónyuge dispusiere de cualquiera parte de la cuarta de mejoras a favor de otras personas. o la efectiva en su caso. los herederos también podrán disponer de la acción de reforma del testamento. podría suceder que en el testamento se violasen por parte del testador las legítimas. tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento. tendrán también derecho los legitimarios para que en eso se reforme el testamento. Con relación a la legítima.

Se reclamará la legítima efectiva. se podrá reclamar por esta acción la cuarta de mejoras cuando ella haya sido asignada a quien no tiene derecho a recibirla. si se obtiene sentencia favorable y se reforma el testamento. Manuel. el asignatario de cuarta de mejoras que no es legitimario. inc. es decir. podrá deducirse esta acción y reclamar la legítima y las donaciones comprendidas en el desheredamiento. el juez deberá aplicar las normas de la sucesión intestada y lo que corresponda a título de cuarta de mejoras será restituido a los legitimarios. en razón de que su ejercicio no le reporta ninguna utilidad. 452. Angamos 0610 – Casilla 1280 . luego se sujeta a las normas del juicio ordinario. 22 SOMARRIVA UNDURRAGA. T. Luego. ya que sabemos que si el causante no dispuso o no tuvo efecto su disposición. En caso de desheredamiento injusto. Normas procesales La acción de reforma no tiene un procedimiento especial. Pero quien intente la acción debe ser un legitimario. 1217.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. la cuarta de mejoras acrece a la legítima rigorosa para formar la legítima efectiva. no es sujeto activo de la acción de reforma del testamento. Como ya se indicó.cl 142 . Sin interés no hay acción. La jurisprudencia ha establecido que la calidad de legitimario puede acreditarse en el propio juicio de reforma. II. se aplica el aforismo. En otras palabras. 2º del art. si el testador asignó la cuarta de mejoras a quien no tiene derecho a ella. Además ha señalado que no es necesario realizar previamente un juicio de partición que tenga por objeto demostrar la violación de las legítimas22. obra citada. Avda. p.

Efectos Según Meza Barros23. “El haber sido pasado en silencio un legitimario deberá entenderse como una institución de heredero en su legítima”. p. no tiene sentido que entable la acción de reforma del testamento. la ley entiende que esta omisión del testador demuestra que carece de motivos para desheredar al legitimario y ha considerado inoficioso asignarle lo que habría de corresponderle de todas maneras. dispone este legitimario de la acción de petición de herencia. si se pretende por alguien negarle su legítima. esto es. de pleno derecho se entiende instituido al legitimario en su legítima. obra citada. La preterición está regulada en el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1218.cl 143 . En otras palabras.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. sin perjuicio que. Ramón. por ello. no se le ha asignado lo que en derecho le corresponde.La Preterición Concepto Se la define como el hecho de haber sido pasado en silencio un legitimario. Avda. 23 MEZA BARROS.

tendrá acción para que se le adjudique la herencia. es probable que dentro de los bienes hereditarios existan bienes inmuebles. y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños”. prendario. Editorial Jurídica de Chile. y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor. cada uno será titular de esta acción en proporción a su cuota hereditaria. como depositario. 1264. en caso de existir pluralidad de herederos. incluso aquellos de los cuales el causante era sólo un mero tenedor24. “El que probare su derecho a una herencia.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.. 3 Acción mueble. que se restituyan los bienes hereditarios. tanto corporales como incorporales. si bien es cierto que. comodatario. Manual de la Sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos. ya que emana de un derecho real: el derecho real de herencia. Tiene esta acción un doble objetivo: 1 Adjudicación de la herencia. Características Presenta esta acción las siguientes características: 1 Acción real. 145. ello en conformidad al art. octava edición. Avda. 577 del C.C 2 Acción divisible. y se le restituyan las cosas hereditarias.cl 144 . arrendatario. 2004. Angamos 0610 – Casilla 1280 . es decir. podemos definir la acción de petición de herencia como aquella que corresponde al heredero para solicitar la restitución de la herencia en contra del que está poseyéndola sin ser verdadero heredero. pág. en atención a que la herencia es una 24 Meza Barros. Basándonos en este artículo. Santiago. etc. ocupada por otra persona en calidad de heredero. busca el reconocimiento de la calidad de heredero. 2 En virtud de lo anterior.ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA Concepto Según el art. Ramón.

lo que sucede en el caso de la cesión del derecho de herencia. podrá oponer a esta acción la prescripción de cinco años”. De esta característica. 1269.Es prescriptible. Pero el heredero putativo. a su vez. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que estamos en presencia de una prescripción adquisitiva que provoca la extinción de la acción de petición de herencia. El inc. está incluida la acción de petición de herencia. . esta característica merece un comentario aparte. se trataría de una aplicación de la regla del art. ya que es susceptible de avaluación pecuniaria. es diversa de los bienes que la componen. dentro del cual. Avda. La prescripción de la acción de petición de herencia El plazo de prescripción está establecido en el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. busca que se reconozca la calidad de heredero y que. Si se ha concedido la posesión efectiva al falso heredero En este caso el plazo de prescripción es de cinco años contados desde la fecha de la resolución administrativa o decreto judicial que concedió la posesión efectiva. “Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho”. “El derecho de petición de herencia expira en diez años. final del art. hay que distinguir.cl 145 .universalidad jurídica. 2517. 704 establece que el decreto judicial o resolución administrativa que concede la posesión efectiva al falso heredero constituye un justo título. si fallece el sujeto activo de esta acción transmite a sus herederos su patrimonio. se derivan las siguientes: .Es transmisible. . que va incluida en la herencia. si el cesionario adquiere la herencia. en el caso del inciso final del artículo 704. ingresen bienes al patrimonio del demandante. Es decir. esto es. también pasará a adquirir la acción de petición de herencia. de lo que se concluye que se trata de una acción mueble. como consecuencia de ello. si el falso heredero logró o no que le concediesen la posesión efectiva.Es transferible. 4 Acción patrimonial.

en conformidad al art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. testamentarios e intestados. Sujeto activo Los siguientes son titulares de la petición de herencia: 1 Los herederos 2 El cesionario del derecho de herencia 3 Los donatarios de una donación revocable a título universal 1 Los herederos Así lo establece el art. 512 y 513. y está sujetos a las mismas reglas. con independencia de la clase de heredero de que se trate. ello en razón de los siguientes argumentos: 1 Una interpretación armónica lleva a concluir que si la prescripción de cinco años es adquisitiva. T. norma que se refiere tanto a la acción reivindicatoria como a la acción de petición de herencia. “Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el dominio. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 2 Tenor del art. universal. de remanente. otros adquisitiva. 2517.cl 146 . 1269 es de diez años. luego se trataría de una prescripción extintiva. de cuota. Para sostener que es extintiva se ha esgrimido el elemento gramatical de interpretación. La doctrina25 ha criticado estos fallos. dado que la norma prescribe expira.Falso heredero a quien no se ha otorgado la posesión efectiva El plazo de prescripción. 25 SOMARRIVA UNDURRAGA. esto es. salvas las excepciones siguientes: 1º El derecho de herencia y el de censo se adquieren por la prescripción extraordinaria de diez años”. forzosos. obra citada. pero se ha disputado sobre el carácter de tal prescripción. que sucedan personalmente o en virtud del derecho de representación. 1264. Algunos fallos consideran que se trata de un supuesto de prescripción extintiva. etc. Manuel. ya que considera que se trata de una prescripción adquisitiva. II. también debería serlo la de diez años. voluntarios. 2512. si es adquisitiva o extintiva. 3 Por aplicación del ya citado art. Avda. p.

“La donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como una institución de heredero. recuérdese que en esta clase de legados no se adquiere derecho real alguno por la sucesión por causa de muerte. con relación a éstos debemos distinguir si el legado es de género o de especie o cuerpo cierto. Angamos 0610 – Casilla 1280 . los legatarios no son titulares de la acción de petición de herencia. 2 El cesionario del falso heredero.cl 147 . 1º del art. 3 Los donatarios de una donación revocable a título universal Así lo establece el inc. Si el legado es de especie o cuerpo cierto. 1142. que sólo tendrá efecto desde la muerte del donante”. Si el legado es de género. Avda. el legatario podrá reclamar por vía de acción personal dirigida en contra de aquel a quien el testador estableció como responsable del pago del legado.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.2 El cesionario del derecho de herencia Ya hemos explicado que la cesión de la herencia incluye la de la titularidad de la acción en comento. sólo un crédito. 1264. Los asignatarios a título singular. es decir. podrá el legatario deducir la acción reivindicatoria. Sujeto pasivo Los sujetos pasivos son: 1 El falso heredero. ya que ha adquirido el dominio de la especie legada desde el fallecimiento del causante por sucesión por causa de muerte. utilizando las expresiones del art. en contra del que está ocupando en calidad de heredero la herencia sin serlo.

El poseedor de buena fe no está obligado a restituir los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda. como los créditos. sino los que el Avda. y luego. es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa. restitución de los frutos. abonos de las mejoras. y también las cosas incorporales. y los aumentos que con posterioridad ha tenido la cosa. art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia”. Debiendo aplicarse las normas de la acción reivindicatoria.Objeto de la petición de herencia Como ya se indicó. 1265 “Se extiende la misma acción no sólo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto. Restitución de las cosas hereditarias Se deben restituir las cosas corporales. Restitución de los frutos También deberán restituirse los frutos. como consecuencia de lo anterior. en cambio.cl 148 . y no solamente los percibidos. 3º. El poseedor de mala fe.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. que se restituyan al heredero los bienes que conforman la herencia. A continuación analizaremos diversas situaciones: restitución de las cosas hereditarias. sean muebles e inmuebles. Además deben realizarse ciertas prestaciones mutuas entre el peticionario y el falso heredero vencido. se persigue el reconocimiento de la calidad de heredero por parte del sujeto activo. Efectos de la petición de herencia Si el tribunal acepta en definitiva la acción de petición de herencia. y según ya se indicó. En conformidad al art. 907 inc. se reconocerá la calidad de heredero del sujeto activo y se le restituye el haz hereditario. se incluyen las cosas de las que el causante era un mero tenedor. indemnización de los deterioros y efectos de los actos ejecutados por el falso heredero.

En principio. las denomina obras o refacciones mayores. Mejoras ordinarias son aquellas que exigidas por el uso natural de la cosa. Las mejoras necesarias pueden referirse a obras materiales permanentes o a obras inmateriales. pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución”.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.cl 149 . deberá el valor que tenían o hubiera tenido al momento de la percepción: se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder. así lo establece el inc. incluso si la cosa hubiese estado en manos del dueño. ello en razón de que. 907 inc. Mejoras necesarias. art. o las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto. se abonarán al poseedor dichas expensas. tanto el poseedor de buena fe como el de mala fe tienen derecho a que se le indemnicen las mejoras necesarias. Basándonos en el texto del art. 798. 797. Abonos de las mejoras Se dividen en necesarias y no necesarias. Si no existen los frutos. A estas obras permanentes el código. éstas son aquellas que permiten conservar la cosa y evitan su deterioro o pérdida. A su vez las mejoras necesarias se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las referidas a obras materiales permanentes. están reguladas en el inc. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1º del art. en el art.º 2º de la citada norma. éste debería haber incurrido en tales gastos. 1º y 2º.dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad. Avda. como una cerca para impedir las depredaciones. en cuanto hubieren sido realmente necesarias. y que conciernen a la conservación y permanente utilidad de la cosa. mejoras extraordinarias son aquellas que ocurren por una vez o a largos intervalos de tiempo. éstas son las expensas extraordinarias. teniendo la cosa en su poder. 908. son periódicas y tienen por objeto la conservación y cultivo de la cosa. o un dique para atajar las avenidas. “Si estas expensas se invirtieron en obras permanentes.

o sólo lo aumentan en una proporción insignificante. 909. final del art. 910 al poseedor de mala fe. son aquellas que sólo consisten en objetos de lujo y recreo. es decir. 909. 911. sea que el poseedor esté de buena o de mala fe. miradores. la misma norma señala un ejemplo: la defensa judicial de una finca. cascadas artificiales.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. debe determinarse si éste último estaba de buena o de mala fe. según el inc. Las expensas no necesarias son aquellas que pueden dejar de hacerse sin que de ello se origine un deterioro de la cosa.En el caso de las obras inmateriales. pero puede llevarse los materiales si puede retirarlos sin detrimento de la cosa y siempre que el propietario se niegue a pagar el precio que tendrían dichos materiales una vez separados. Si el poseedor estaba de buena fe tiene. 3º. 911 permite llevarse los materiales. a su vez se clasifican en útiles y voluptuarias. 2º del art. se otorga a este poseedor el mismo tratamiento que concede el art. “El poseedor de mala fe no tendrá Avda. 910. Para determinar si el reivindicador debe o no abonar al poseedor vencido las mejoras útiles. no existe derecho para pedir indemnización alguna a su respecto. en el mercado general. éstas deben abonarse al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador y si se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía.cl 150 . en conformidad al inc. como jardines. o el pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo”. tiene derecho para que se le abonen las expensas no necesarias útiles hechas antes de la contestación de la demanda. Las mejoras voluptuarias. Si las mejoras se han efectuado con posterioridad a la contestación de la demanda. fuentes. “El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan al tiempo de la restitución las obras en que consisten las mejoras. pero el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 3º del art. y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa. El poseedor de mala fe no tiene derecho para que se le abonen las mejoras útiles. según el inc. En relación a estas mejoras. así lo establece el inc. reconoce el mismo derecho establecido en el art. Mejoras útiles son aquellas que aumentan el valor venal de la cosa.

Efectos de los actos ejecutados por el falso heredero Siguiendo a Meza Barros. en cuya virtud debemos distinguir. 1576 inc.cl 151 . nuevamente. y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados. los actos de administración y los actos de disposición. Angamos 0610 – Casilla 1280 . el art. a diferencia de lo que sucede en las prestaciones mutuas. distinguiremos entre los pagos hechos al falso heredero. Si el falso heredero estaba de buena fe. en las que el art. Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras. si el falso heredero estaba de buena o de mala fe.” Indemnización de los deterioros Sobre esta materia no se aplican las normas de las prestaciones mutuas. 1267. Por tanto. la redacción de esta norma ha llevado a la doctrina a concluir que incluso será responsable en el evento que el daño se produzca por caso fortuito o fuerza mayor ya que la norma no distingue. el pago es válido en la medida que se cumplan con los requisitos del citado artículo. 1688. Avda. no será responsable de las enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias. salvo que se hubiere hecho más rico. esto último se determina en conformidad al art.derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla el artículo precedente. siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada. “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito. “lo será de todo el importe de las enajenaciones y deterioros”. aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”. deberá indemnizar todo perjuicio causado. 2º. Pagos hechos al falso heredero Debemos aplicar el art. ya que existe una norma especial. 907 impone responsabilidad sólo respecto de los daños producidos en virtud de culpa o dolo.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. es válido. Si el falso heredero estaba de mala fe.

art. 1268 inc. esto. “Si prefiere usar de esta acción. sin perjuicio de los derechos del o de los verdaderos herederos mientras no se extingan por la prescripción. las enajenaciones son válidas. su derecho para que el ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener. es decir. 1º. 1268. puede deducir una acción de indemnización de perjuicios. y no hayan sido prescritas por ellos”. la doctrina ha concluido que los actos de administración son válidos. “El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables. qué acciones dispone: Dispone de dos acciones: En primer lugar. y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia en cuanto por el artículo precedente se hallare obligado”. Los actos de disposición Los actos de enajenación efectuados por el falso heredero son válidos.cl 152 . prenda de cosa ajena. sin embargo. es. dispone de la acción establecida en el inc.Los actos de administración En consideración a que los actos de administración son necesarios. 2º del art. pero inoponibles al verdadero heredero. es decir. Además. Se sigue el mismo criterio de la compraventa de cosa ajena. la acción reivindicatoria para solicitar que se le restituyen los bines enajenados por el falso heredero. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Avda. que hayan pasado a terceros.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. dada la exigencia de que la sucesión sea administrada. conservará. y le deje enteramente indemne. y tradición efectuada por un tradente que no es dueño de la cosa. ¿Cómo podría reaccionar el verdadero heredero’.

la acción de petición procede si la herencia es ocupada por el falso heredero. 4 La acción de reforma prescribe en cuatro años.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Avda. en cambio. 2 La acción de reforma es personal. Angamos 0610 – Casilla 1280 . la acción de petición procede en ambas clases.Paralelo entre la acción de reforma del testamento y la acción de petición de herencia 1 La acción de reforma requiere de un testamento.cl 153 . 3 La acción de reforma procede si el testador no respeta determinadas asignaciones forzosas. y la acción de petición. en cinco o diez años. la acción de petición es real.

. 1317. en el título X del libro III. sección 1º. 3 Liquidación de las sociedades civiles.C. 256. reciben aplicación en las siguientes materias: 1 Liquidación de la sociedad conyugal.LA PARTICIÓN Antecedentes generales Al fallecer el causante. “Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. XXIII. La acción de partición Concepto Es aquella que corresponde a los coherederos para solicitar el término de la comunidad hereditaria. esto es. 1º del art. art. art. A ella se refiere el art. 1776. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Libro III. entre éstas existen normas sustantivas. se forma entre éstos una indivisión o comunidad. radica en que constituyen un principio general del derecho aplicable a toda indivisión. en caso de existir una pluralidad de herederos.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. la partición del objeto asignado 26 Revista de Derecho y Jurisprudencia. 2 Partición de las cosas comunes. no meramente procedimentales. art.cl 154 . a propósito del cuasicontrato de comunidad. mediante la partición se pondrá término a la comunidad hereditaria.P.C. Avda. sino reglas que han suplido vacíos de la legislación civil. p. 1317 y siguientes.C. y en el C. La partición está regulada en el C. 645 y siguientes. T. La importancia de las normas de partición del C. art. 2313. 2115. por lo tanto. en el título IX. La Corte Suprema26 ha definido la partición como un conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído proindiviso en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos. art.

cl 155 . según pasaremos a analizar. y debe deducirse en contra de todos y cada uno de sus coherederos. luego no tendría aplicación la teoría del abuso del derecho. se explica esta característica por el principio de la libre circulación de los bienes. corresponde su ejercicio a cada uno de los coasignatarios. 2 Patrimonial. 1º del art. es decir. según el art. con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. 1317. 1317. podría ejercerse aunque con ello se cause un perjuicio. pero el mismo artículo establece un límite.podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario”. que éste es sólo una de las formas de realizar la partición. Avda.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. No debe pensarse que necesariamente la partición debe realizarse mediante un juicio. esta característica se explica en virtud del principio de la libre circulación de los bienes. podrá siempre pedirse. 4 Imprescriptible. 12. Características Éstas son: 1 Acción personal. 6 Está limitada por el pacto de indivisión y por la ley. 5 Algunos consideran que se trata de un derecho absoluto. no puede estipularse proindivisión por más de cinco años. interesa al legislador el cese de los estados de indivisión. El pacto de indivisión Establece el inc. 3 Irrenunciable. veremos más adelante. pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. a su respecto no tiene aplicación el principio de la renuncia de los derechos del art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . es susceptible de avaluación pecuniaria.

piénsese en la inutilidad de establecer una servidumbre de tránsito y no permitirse su recorrido íntegro. esta indivisión se explica en razón de la naturaleza de las servidumbres. así lo establece el art. final del art. 1317. pero en definitiva fue eliminada. 1317 luego. no está sujeto a la observancia de solemnidades ya que la ley no las establece. será valido. así lo dispone el art.cl 156 . El pacto es consensual. considérese que se trata de un pacto excepcional.Si se establece el pacto por un período de tiempo superior al límite legal de cinco años. Se ha discutido sobre la validez de la cláusula de renovación automática. inc. 3 La propiedad fiduciaria. se permitía al testador esta posibilidad. “La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte. pero por el exceso será inoponible. la propia ley establece la indivisión. “Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado. La indivisión forzada En determinados supuestos. y las excepciones son de derecho estricto. se refiere a los lagos no navegables por buques de más de cien toneladas. no cabe a su respecto aplicar la analogía ni las interpretaciones extensivas. pero por aplicación de la Ley sobre impuesto a las Herencias y Donaciones. además en un proyecto del C. 751. Angamos 0610 – Casilla 1280 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn.C. Los siguientes son casos de indivisión forzada: 1 Lagos de dominio privado. 1º. El pacto deben celebrarlo los coherederos. ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas. 2 Servidumbres. previamente debe pagarse dicho impuesto o asegurarse su pago. como la propiedad fiduciaria”. estos lagos pertenecen a los propietarios riberanos. ni a los derechos de servidumbre. la doctrina mayoritaria entiende que dicha cláusula sería válida. pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa. el testador no puede imponerles la indivisión. prescribe el inc. y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes”. finalmente. y éstas son de derecho estricto. Avda.

si existen varios fiduciarios éstos deben mantener la propiedad indivisa. cualquiera de los herederos de Avda. final. después de habérsele deferido la asignación. universales.537. de remanente. Sujeto activo Son titulares de la acción de partición: 1 Los comuneros 2 Los herederos de los coasignatarios 3 El cesionario de los derechos de los coherederos 1 Los comuneros Son sujetos activos los coherederos.3 Ley de copropiedad inmobiliaria Nº 19. luego tampoco les corresponderá la acción. mientras no se cumpla la condición. 1319. No corresponde a los legatarios el ejercicio de esta acción. 1º segunda parte. relativa a los lugares comunes. asegurando competentemente al coasignatario condicional lo que cumplida la condición le corresponda”. es decir.cl 157 . 2 Los herederos de los coasignatarios Según el art. art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. etc. 1321. los primeros podrá pedir la partición. Si existe un coheredero cuya asignación esté sujeta a condición suspensiva. no podrá el heredero solicitar la partición. como ésta suspende la adquisición del derecho. de cuota. “Si falleciere uno de varios coasignatarios. Angamos 0610 – Casilla 1280 . puede tratarse de cualquier clase de herederos. intestados. Agrega esta norma en su inc. pero ello no impide a sus coasignatarios solicitarla. Si concurren coherederos puros y simples con fiduciarios. el fideicomisario no es sujeto activo de la acción de partición ya que mientras no se cumple la condición no es dueño. art. “Si el objeto asignado fuere un fideicomiso se observará lo prevenido en el Título De la propiedad fiduciaria”. “Pero los otros coasignatarios podrán proceder a ella. testados. 1319 inc.

el guardador que desea iniciar la partición de bienes raíces o hereditarios del pupilo . 3 El cesionario de los derechos de los coherederos Si opera la cesión del derecho de herencia. 519 y 524 del CPC. sin autorización judicial”. y en general los que administran bienes ajenos por disposición de la ley.éste podrá pedir la partición. existen normas especiales que se refieren a esta situación: 1 Art. inc. pero formarán en ella una sola persona. luego el hijo sólo requiere autorización judicial para los principales actos de disposición: enajenar e hipotecar bienes inmuebles. de similar tenor al anterior. Angamos 0610 – Casilla 1280 . En conformidad a los art.cl 158 . tendrá éste igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e intervenir en ella”. pero los representantes legales. necesita autorización de la justicia. Avda. por tanto. art. 1º. y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común”. 396 relativo a los tutores y curadores. Capacidad para deducir la acción de partición Por regla general toda persona es capaz de deducir la acción de partición. igualmente necesita autorización judicial para solicitar la partición de bienes raíces del hijo o bienes hereditarios. no podrán proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos. 3 El padre de familia. 2 Art. a éste se le considera mayor de edad. pero sólo para efectos relativos a dicho peculio. el acreedor podrá optar entre solicitar la enajenación de la cuota del deudor o la liquidación de la comunidad. en ella se comprende la acción de partición. 1320. “Los tutores y curadores. pero ello no será posible si existe un motivo legal que impida la partición o si de ella se siguiere grave perjuicio. 250 y 254. “Si un consignatario vende o cede su cuota a un extraño. 1322. así lo establece el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Pero si se trata de bienes pertenecientes al peculio profesional o industrial del hijo. necesita autorización judicial. para proceder a la partición de bienes en que tengan interés sus pupilos.

4 La mujer casada en sociedad conyugal. Si la mujer se niega a autorizar. Lo mismo si la partición se efectúa de común acuerdo. por sí. Avda. art. 1318. pero sus bienes propios se los administra el marido. pero es difícil el punto ya que sabemos que en la actualidad la mujer es completamente capaz. debe concluirse que no está sujeta al cumplimiento de solemnidades. ya que. limitándose a autorizar. Formas de efectuar la partición Tres son los modos de efectuar la partición: 1 Por el causante 2 De común acuerdo por los coasignatarios 3 Por un partidor 1 Por el testador El causante puede realizar la partición. por tal razón éste para solicitar la partición de aquellos bienes en que tenga interés su mujer requiere la autorización de ésta. 2º.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Si el procedimiento particional es puesto en marcha por la voluntad de otro comunero. sólo si la mujer fuese menor de edad o si estuviese imposibilidad podrá el juez autorizar en subsidio. algunos se inclinan por la negativa. o ha pedir la autorización del juez para que pueda actuar por sí sola. En relación a la partición efectuada por el causante por acto entre vivos.cl 159 . Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1322 inc. no procede la autorización supletoria del juez. bien sabemos que ésta es plenamente capaz. a esta posibilidad se refiere el art. Se discute si la mujer casada en sociedad conyugal puede. no es necesaria la autorización de la justicia o de la mujer según corresponda. sabido es que ella no tiene mayor injerencia en la administración de sus bienes propios. solicitar la partición de bienes en los que tenga interés. “Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento”. y considerando que las solemnidades son de derecho estricto. no exige la ley solemnidad alguna.

se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. El testamento es un acto esencialmente revocable. no debe violar las asignaciones forzosas. siempre que no se presenten cuestiones que resolver y todos estén de acuerdo sobre la manera de hacer la división. la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado el derecho que el artículo 1337. en la práctica. 1325. por esta razón. aunque entre ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes. 1318. al que nos referiremos más adelante. Esta especie de realizar la partición puede presentar la dificultad de que el causante no incluya todos sus bienes. El causante al realizar la partición debe respetar el derecho ajeno. 2 De común acuerdo por los coasignatarios Establece el art. necesarias en este caso la tasación de los bienes por peritos y la aprobación de la partición por la justicia ordinaria del mismo modo que lo sería si se procediere ante un partidor”.cl 160 . deberán cumplirse con sus solemnidades propias. según estudiamos. hechas por los comuneros de común acuerdo o por un juez partidor. ésta queda sin efecto. Angamos 0610 – Casilla 1280 . regla 10º. Prescribe el inc. sin embargo. 2º del art. otorga al cónyuge sobreviviente”. además que los conservadores también exigen que estas Avda.Cosa diversa sucede con la partición hecha por el testador. por ello se concluye que no está sujeta a solemnidades. Serán. suele suceder que deban realizarse particiones complementarias. La autorización exigida por el inc. especialmente debe respetar el derecho de adjudicación preferente del cónyuge sobreviviente. el testamento en todas sus clases es un acto solemne. luego el testador puede revocar el testamento en el que se contiene la partición. se realiza por escritura pública. “Los coasignatarios podrán hacer la partición por sí mismos si todos concurren al acto. Es decir. 2º se solicita una vez terminada la partición de común acuerdo. por tanto.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. y debe respetar los derechos de los acreedores formando la hijuela pagadora de deudas. en tal evento. “En especial. art. El legislador no ha indicado solemnidades que se deban observar al realizar esta especie de partición. 1318. Sin perjuicio de lo anterior.

la partición será nula de nulidad absoluta. Requisitos para ser partidor El partidor debe cumplir los siguientes requisitos: 1 Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. 2 Debe tener la libre administración de sus bienes. recuérdese que se trata de un juicio. 227 del COT. pero podrá ser un árbitro arbitrador. pero falla conforme a la equidad. Si el partidor no cumple con estos requisitos.particiones se realicen por escritura pública. no puede realizar la partición un juez civil. ya que. tramita y falla de acuerdo a la ley. art. en caso contrario. 3 Por un partidor Realiza la partición un juez árbitro. 225 del COT. Si existen incapaces entre los coasignatarios. Angamos 0610 – Casilla 1280 . lo que significa que tramita según las reglas fijadas por las partes. denominado partidor. es decir. no podrá ser el partidor árbitro arbitrador. las partes mayores de edad y libre administradoras de sus bienes pueden conferir tal carácter. falla de acuerdo a derecho y tramita según las reglas señaladas por las partes. Generalmente se trata de un árbitro de derecho. luego no podrá tratarse de un incapaz ni de un fallido. esto es.cl 161 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. no proceden a practicar la inscripción respectiva. También podrá ser un árbitro mixto. Nombramiento del partidor El partidor puede ser nombrado por: 1 Por el causante 2 Por los coasignatarios de común acuerdo 3 Por el juez Avda. en conformidad al art. la partición es una materia de arbitraje forzoso.

así lo establece el art. Si nombra al partidor por acto entre vivos la norma exige que se trate de un instrumento público. 1325. Ya hemos indicado que el causante puede realizar la partición. 3º del art. además se requiere. designar partidor. 3º del art. de común acuerdo. el causante podrá nombrar partidor a un albacea. en tal caso.cl 162 . Angamos 0610 – Casilla 1280 . así lo permite el inc. aunque exista algún interesado que no tenga la libre administración de sus bienes. coasignatario. 4º podrán nombrar partidor a una persona comprendida en una causal de implicancia y recusación. o a alguien comprendido en alguna causal de implicancia o recusación de las establecidas en el COT. 1325. derechamente. que el nombramiento se haga por escrito. dicha petición se sujeta al procedimiento del CPC. 1326 inc. Según el art. será necesario que el nombramiento lo apruebe la justicia. Según el inc. 1º. Los coasignatarios podrán nombrar partidor a las mismas personas que puede designar el causante. en la medida que cumplan con los demás requisitos para ser partidor.1 Por el causante El causante podrá nombrar al partidor por instrumento público y por testamento. “Valdrá el nombramiento de partidor que haya hecho el difunto por instrumento público entre vivos o por testamento”. en conformidad al art. 234 del COT. la doctrina ha señalado que debió exigirse. 2 Por los coasignatarios de común acuerdo Los consignatarios podrán. Los comuneros pueden designar de común acuerdo al partidor. luego también podrá designar a un partidor. 1324. pero podrá reclamarse de ello por cualquier interesado ante el juez competente para que inhabilite al partidor. inc. 1324. la que sólo podrá ser inhabilitada por causas posteriores a su nombramiento. 3 Por el juez Avda. escritura pública.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. art.

o de la justicia en subsidio”. Se exceptúa de esta disposición la mujer casada cuyos bienes administra el marido. final del art. “Si no se acuerdan en la designación. Si los interesados no se ponen de acuerdo. 414 del CPC. a petición de cualquiera de ellos. 1325. 415 del CPC. Aceptación y juramento Según el art. La jurisprudencia ha establecido que si se omite citar a un coasignatario. con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil”. 1º y 2º. 1328. el juez. El nombramiento de partidor que no haya sido hecho por el juez.Según el inc. Angamos 0610 – Casilla 1280 . se citará a todos los interesados a una audiencia y se procede del mismo modo que en el nombramiento de peritos. bastará en tal caso el consentimiento de la mujer. “Si alguno de los coasignatarios no tuviere la libre disposición de sus bienes. Implicancias y recusaciones del partidor Se aplican a los partidores las normas sobre implicancias y recusaciones de los jueces del COT. procederá a nombrar un partidor que reúna los requisitos legales. Art. previo a desempeñar su labor debe declarar aceptar el cargo. “El partidor no es obligado a aceptar Avda.cl 163 . el partidor. art. Sin perjuicio de lo ya señalado. deberá el juez designar al partidor. se entiende que no hay acuerdo si no concurren todas las partes a la audiencia. art. deberá ser aprobado por la justicia si algún coasignatario es un incapaz. deberá ser aprobado por éste. 1326 inc. 1327.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el nombramiento del partidor. Una vez solicitada la designación de partidor. el juez no puede nombrar a alguien comprendido dentro de alguna causal de implicancia o recusación ni a ninguna de las dos primeras personas propuestas por cada uno de los coasignatarios. que no haya sido hecho por el juez. respecto a que el causante y los coasignatarios de común acuerdo pueden nombrar partidor a una persona que esté incluida en una causal de implicancia o recusación. la sanción a su respecto es la inoponibilidad de la partición. art.

Lo anterior. necesita el consentimiento de todos los coasignatarios.cl 164 . luego procede la casación en la forma. la sentencia puede atacarse por incompetencia del tribunal. El juez. por la interposición de recursos o por otra causa. Avda. queda sujeto a la pena correspondiente. de lo que se deduce que sí podrá disminuirlo. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 2 Si comete el delito de prevaricación. y se constituye en indigno de suceder. 1328. como mejor les parezca. además a la indemnización de perjuicios. haya estado totalmente interrumpida la jurisdicción del partidor”.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. el testador no podrá ampliar este plazo. sin perjuicio de la posibilidad de las partes de prorrogar el plazo. luego debe emplear el cuidado ordinario del buen padre de familia. pero sólo si el partidor fue nombrado en testamento. establece las siguientes responsabilidades: 1 El partidor es responsable de la culpa leve. “deduciendo el tiempo durante el cual. pero si. así lo establece el art. incluso contra la voluntad del testador. pero los coasignatarios pueden tanto ampliarlo como disminuirlo. art. Luego el partidor debe jurar desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. no acepta el encargo. Plazo para efectuar la partición El plazo es de dos años contados desde la aceptación del cargo. tanto para ampliar como para disminuir. Se ha fallado que si se dicta sentencia una vez vencido el plazo. Lo anterior debe concordarse con el texto del art. 647 del CPC prescribe.este encargo contra su voluntad. nombrado en testamento. se observará lo prevenido respecto del albacea en igual caso”. es decir. Responsabilidad del partidor El art. 1332. opera una causal de indignidad para suceder. 1329.

Angamos 0610 – Casilla 1280 . el recurso de queja respectivo es conocido por la Corte de Apelaciones que sea competente.cl 165 . El Juicio de partición A continuación iniciaremos el estudio del juicio particional. es un juicio. tener cuantía indeterminada y por su carácter híbrido. Responsabilidad por el pago de deudas e impuestos El partidor es responsable del pago de las deudas hereditarias y del pago del impuesto a las herencias y donaciones. según veremos en su oportunidad. según el caso. 651 del CPC prescribe que debe conocer de todas las cuestiones que debiendo servir de base para la repartición.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. en caso contrario. El partidor es responsable del pago de las deudas hereditarias. para lo cual deberá velar por la formación de la hijuela pagadora de deudas. no someta la ley de un modo expreso al conocimiento de la justicia ordinaria. Competencia del partidor Debemos efectuar la siguiente distinción: Cuestiones de competencia exclusiva del partidor Cuestiones que. puede conocer el partidor o la justicia ordinaria Cuestiones que nunca son de competencia del partidor Cuestiones de competencia exclusiva del partidor Existen determinadas materias cuyo conocimiento se reserva exclusivamente al partidor. se le aplicará una multa. ya que en él es fundamental la voluntad de los consignatarios. el art. ello ya que la misión del partidor es poner término al estado de indivisión Avda. Además el partidor debe velar por el pago del impuesto a las herencias y donaciones. el que se caracteriza por ser de complejo. esto es. pero tiene mucho de contrato. deberá indemnizar todos los perjuicios causados. en caso contrario. art.Además está sujeto a responsabilidad disciplinaria por las faltas y abuso que cometa en el desempeño de su cargo. 1336.

inc. Angamos 0610 – Casilla 1280 . art. 651 inc. si ya se está desarrollando la partición o si falta el árbitro. según el caso. 4 Ejecución de la sentencia. por ejemplo “interpretar las cláusulas del testamento. 635 inc. 175. 3 Determinar cuáles son los bienes objetos de la partición. 1º del CPC. art.asignando bienes a los coasignatarios en razón de sus respectivas cuotas hereditarias. comuneros o administradores de bienes comunes. Avda. 1 Determinar quiénes son los coasignatarios 27 MEZA BARROS.cl 166 . pág. etc. 2 Cuestiones sobre administración pro indiviso. 3º del mismo artículo. 3 Terceros que tengan derechos que hacer valer sobre los bienes objeto de la partición. 1º del CPC. obra citada. art. si una donación debe entenderse hecha a título de legítima o mejora. determinar el monto de las recompensas que los cónyuges deban a la sociedad conyugal o viceversa. art.27 Cuestiones que. puede conocer el partidor o la justicia ordinaria Determinadas materias podrán ser conocidas tanto por el partidor como por la justicia ordinaria. la materia deberá ser conocida por el partidor. pero necesariamente este asunto lo deberá conocer la justicia ordinaria si se requiere emplear medidas de apremios. decidir si un bien admite cómoda división. Ramón. éstas son: 1 Cuestiones sobre formación e impugnación de inventarios y tasaciones. cuentas de albaceas. medidas compulsivas o si se deba afectar a terceros que no sean partes del compromiso. 2 Determinar cuáles son los derechos de los consignatarios. 653 del CPC. Cuestiones que nunca son de competencia del partidor El partidor carece de competencia para conocer de las siguientes materias: 1 Determinar quiénes son los consignatarios.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. podrán ocurrir ante la justicia ordinaria o ante el partidor. 656 del CPC.

es decir. Según el inc. 2 Determinar cuáles son los derechos de los coasignatarios Según el art. El bien sobre el que recae la disputa es excluido de la partición. se realizará la partición de bienes.cl 167 . “Las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo y que en consecuencia no deban entrar en la masa partible. si el juez. presentaciones de solicitudes escritas si la naturaleza e importancia de las materias debatidas lo exigen. a petición de los asignatarios a quienes corresponda más de la mitad de la masa partible. será excluido en forma definitiva de ésta. Avda. Si el juez competente concluye que el bien no debe formar parte de la partición. v. se decidirán por la justicia ordinaria”. 1330. se suspende el juicio particional. 649 del CPC. y mientras tanto. ella deberá ser resuelta por la justicia ordinaria. Pero. Angamos 0610 – Casilla 1280 .Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1331. la que no se suspende por este motivo. 1349. necesariamente. desheredamiento. 1331. el verdadero heredero. “Sin embargo. 2º del art. si el sentenciador decreta lo contrario. Desarrollo del Juicio Particional La partición se estructura en base a comparendos. esto es. 3 Determinar cuáles son los bienes objetos de la partición En conformidad al art. se desarrolla mediante audiencias verbales. antes de procederse a la partición. cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible. incapacidad o indignidad de los asignatarios. podrá la partición suspenderse hasta que se decida. Si se suscita polémica respecto de alguna de estas cuestiones. sin perjuicio de lo prescrito en el art. se aplica el art. deberá deducir la acción de petición de herencia en los casos en que ella sea procedente.gr. antes de proceder a la partición se decidirá por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato. esto es.Se trata de una cuestión que debe encontrarse establecida con anterioridad al inicio del proceso particional. lo ordenare así”. excluir a un heredero de la partición. por ejemplo.

pág. 235 del COT. si la hubiese.Una vez prestado el juramento. por ejemplo. si existe inventario éste se aprobará. Según el art. Avda. Primer comparendo El objeto del primer comparendo es establecer. Comparendos ordinarios Son aquellos que se celebran en las fechas preestablecidas en el primer comparendo. salvo los siguientes casos: 28 MEZA BARROS.cl 168 . la notificación deberá ser personal. en subsidio. obra citada. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Deberá levantarse acta de lo obrado en el primer comparendo. Los acuerdos requieren de la unanimidad de los interesados. ya que la fecha es conocida por los interesados desde el primer comparendo. se establecen la forma de practicarse las notificaciones y se fija fecha y hora de los comparendos ordinarios28. 648 del CPC.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. se deja constancia del nombre de los coasignatarios. y citará a las partes a un primer comparendo. comparendos ordinarios y comparendos extraordinarios. 2º del art. La partición se desarrolla en el lugar designado por las partes. organizar. Por tanto. 177. distinguiremos entre primer comparendo. para ello no es necesaria la presencia de todos los coasignatarios. objeto de la partición. las bases del procedimiento. inc. el partidor deberá dictar una resolución en la que declara constituido el tribunal y deberá proceder a designar actuario. en el lugar en que se ha celebrado el compromiso. Su objeto es adoptar acuerdos relativos a cualquier punto comprendido en la partición. no se requiere formas especiales de notificación. se informará sobre la solicitud o inscripción de posesión efectiva. Ramón. los actos de los partidores serán en todo caso autorizados por un notario o secretario de juzgado o de los tribunales superiores de justicia.

se originará el cuaderno de incidentes. facción de inventario y tasación de los bienes. ej.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Cuaderno de incidentes. Cuaderno principal. Operaciones previas a la partición Éstas pueden ser: diligencias propias de los testamentos. art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Para tomar acuerdos debe concurrir la totalidad de los interesados. de incidentes y de documentos En la partición existirán los siguientes expedientes o cuadernos: Cuaderno principal. Comparendos extraordinarios Son aquellos que tiene por objeto analizar asuntos especiales de la partición. 650 del CPC. eventualmente se formará este expediente en caso que así lo recomiende la abundancia de documentación acompañada por los coasignatarios.1 Revocación de acuerdos anteriores 2 Si la ley o acuerdos anteriores exigen la unanimidad. 652 del CPC. Cuaderno de documentos.cl 169 . conformado por las actas de los diversos comparendos realizados. como en todo juicio. para omitir la tasación de peritos o para acordar distintas formas de notificar las resoluciones del partidor. Debe procederse a notificar a los coasignatarios en la forma establecida en el primer comparendo. Pueden ser celebrados a petición de los coasignatarios o por iniciativa del partidor. Diligencias propias de los testamentos Avda. pueden producirse cuestiones accesorias que requieran un pronunciamiento especial del tribunal. art. si ello sucede.

deberá procederse a su apertura. la liquidación y la distribución de los bienes hereditarios. para así enterar los bienes en forma debida según las diversas cuotas hereditarias. que exista en autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes o que se trate de fijar un mínimo para licitar bienes raíces con admisión de postores extraños.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. en los casos previstos por la ley”. Por ejemplo. 1333. honorarios del partidor y del ministro de fe.cl 170 . 1337 inc. “Las costas comunes de la partición serán de cuenta de los interesados en ella.Dependiendo de la clase de testamento de que se trate. o que se liciten las especies. incluso si existen coasignatarios que no tienen la libre administración de sus bienes. 1335. Gastos de la partición Materia regulada en el art. Tasación de los bienes Tasar significa asignar valor a un bien. Si se trata de un testamento cerrado. corresponderá realizar la publicación. salvo que los coasignatarios hayan legítima y unánimemente convenido en otra. Liquidación de los bienes La labor del partidor puede resumirse en dos operaciones. en el caso de un testamento abierto. “El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios Avda. tasaciones. 1º. y en el caso de un testamento verbal. publicaciones. antes de proceder a la división de los bienes entre los coasignatarios será necesario tasarlos. a prorrata”. facción de inventario. notificaciones. etc. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Facción de inventario La facción de inventario es un trámite que se realiza con ocasión de la tramitación de la posesión efectiva. será necesario cumplir con ciertas exigencias. deberá este escriturarse. El CPC regula los casos en que se permite omitir la tasación pericial. pero para esto se requiere la unanimidad de los interesados y además: que se trate de bienes muebles. prescribe el art. según el art. “El valor de tasación por peritos será la base sobre que procederá el partidor para la adjudicación de las especies.

A continuación analizaremos estas normas. Bienes que admiten división Avda. a partir del cual recibe aplicación la disposición del testador o la legal. La liquidación tiene por objeto determinar el valor en dinero de los derechos hereditarios de cada uno de los coasignatarios. Angamos 0610 – Casilla 1280 . “Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge. se formarán los acervos imaginarios. art. Luego de separados los patrimonios. deberá determinar el pasivo de la sucesión. u otro motivo cualquiera. Eventualmente. 1341. deducirá las bajas generales de la sucesión hasta determinar el acervo líquido. se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios. según en derecho corresponda. y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo presentes las reglas que siguen”. 1334. Para que el partidor pueda liquidar la sociedad conyugal. salvo que los coasignatarios acuerden legítima y unánimemente otra cosa”. sucesiones anteriores indivisas. puede apreciarse la relevancia de la voluntad de los coasignatarios. necesita el consentimiento del cónyuge sobreviviente y de los demás herederos. Distribución de los bienes Se le define como aquella operación que tiene por objeto repartir los bienes incluidos en la partición entre los interesados. establecidas en el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 1337. El partidor deberá determinar los derechos de los interesados.se deba. La regla básica es la del art.cl 171 . contratos de sociedad. partir comunidades en que tenga interés el causante. para lo cual puede ser necesario proceder a la separación de patrimonios en el evento que el patrimonio del difunto esté confundido con el de terceros. dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes”. “El partidor se conformará en la adjudicación de los bienes a las reglas de este título.

serán. 1337. luego los distribuirá entre éstos por sorteo. para mantener la igualdad entre los herederos. Bienes que no admiten cómoda división Según la regla 1º del art. el legitimario será preferido al que no lo sea”. 1335. deberá proceder el partidor a la formación de lotes o hijuelas. tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ella. “En la formación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia sino la semejanza de todos ellos. cualquiera de los coasignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores extraños. o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que de la separación al adjudicatario”. División de bienes inmuebles Deben aplicarse las reglas 3º. se ha de guardar la posible igualdad. 1337 Regla 3º. pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o de cuya separación resulte perjuicio. y el precio se dividirá entre todos los coasignatarios a prorrata”. Según la regla 8º. “Las porciones de uno o más fundos que se adjudiquen a un solo individuo.cl 172 . “En la partición de una herencia o de lo que de ella restare. 4º y 5º del art. Es decir. “Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes.Situación disciplinada en la regla 7º. después de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Avda. integrados por bienes de la misma naturaleza y calidad. “Entre los coasignatarios de una especie que no admita división. Agrega la regla 2º. en la medida de lo posible. o cuya división la haga desmerecer. regla 9º. Angamos 0610 – Casilla 1280 . o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible”. salvo que convengan en ello unánime y legítimamente los interesados”. continuas. y compitiendo dos o más asignatarios sobre la adjudicación de una especie. adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros. “No habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el convencional mencionado en el art. si posible fuere. a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas. antes de efectuarse el sorteo”.

Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Regla relativa a la aprobación judicial Regla Nº 11. según los art. art. “Cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1322 y 1326. quienes podrán dirigirse en contra de cada heredero por la cuota que les corresponda en la deuda o respetando lo convenido y actuando en consecuencia. esta división podrá alterarse por acuerdo de los interesados. 1340. aun cuando alguno o todos los coasignatarios sea menores u otras personas que no tengan la libre administración de sus bienes”.cl 173 . no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números precedentes. podrá el partidor con el legítimo consentimiento de los interesados separar de la propiedad el usufructo. regla 6º.Regla 4º. éstas se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1338 y 1339. Limitaciones al dominio El partidor podrá recurrir a las limitaciones al dominio. será oído. bajo alguna condición que los otros herederos acepten. “Si alguno de los herederos quisiese tomar a su cargo mayor cuota de las deudas que la correspondiente a prorrata. pero éstos son inoponibles a los acreedores. “Si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio. debemos distinguir entre los frutos percibidos y pendientes después de la apertura de la sucesión. Avda. “Se procurará la misma continuidad entre el fundo que se adjudique a un asignatario y otro fundo de que el mismo asignatario sea dueño”. Los acreedores hereditarios o testamentarios no serán obligados a conformarse con este arreglo de los herederos para intentar sus demandas”. Respecto a la distribución de los frutos. Distribución de las deudas y de los frutos En relación a la distribución de las deudas. “En la división de fundos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce”. Regla 5º. habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación”.

El art. empero.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. Destino de los bienes comprendidos en la partición Los bienes objeto de la partición pueden ser adjudicados a los coasignatarios. 1338. si el valor de los bienes excede a la cuota hereditaria del cónyuge. sobre las cosas que no se le adjudiquen en propiedad. 1337. el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación a favor suyo de la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia. Para que el derecho de habitación sea oponible a terceros deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces. Nº 3. o bien se podrán vender. 2º que. la que si bien es cierto es un juicio. los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios de especie”. siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto”. Agrega el inc. se mirarán como parte de las respectivas especies. los que se caracterizan por ser gratuitos y vitalicios. se constituye derecho de uso y habitación según corresponda.cl 174 . Este derecho se caracteriza por ser intransferible e intransmisible. 1339 se refiere a los frutos pendientes. luego el partidor debe respetar los acuerdos de los interesados. y se tomarán en cuenta para la estimación del valor de ellas”. para lo que no es necesario esperar el término del juicio. tiene mucho de contrato. está regulado en la regla 10º del art. Derecho de adjudicación preferente Este derecho fue establecido por la ley Nº 19. según el art. deducidos. Angamos 0610 – Casilla 1280 . el partidor debe estarse a los acuerdos que libremente celebren los interesados. Avda. la regla fundamental en esta materia es la autonomía de la voluntad. así como del mobiliario que lo guarnece. “Con todo. cantidades o géneros.585. En relación a los frutos percibidos. ello permite entender el carácter híbrido de la partición. por tanto. “Los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las especies a los asignatarios de cuotas. “Los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa hereditaria indivisa. a prorrata de sus cuotas.

para ello. 662 permite sustituir la hipoteca por otra caución.P.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. la que deberá inscribirse en el Registro Conservatorio respectivo. En síntesis. 660.incluso si en virtud de tales convenciones. el partidor debe realizar un cálculo del haber probable. Todo coasignatario tiene derecho para que el valor de los bienes adjudicados se le impute a sus cuotas hereditarias. Angamos 0610 – Casilla 1280 . o se venden a terceros. salvo que entre los interesados existan incapaces. garantías a rendir por parte de los postores. Los coasignatarios podrán acordar la venta de los bienes comprendidos en la partición. se reducirá a escritura pública. Todo acuerdo o decisión del partidor relativo a adjudicaciones de bienes raíces. un coasignatario se perjudica en sus derechos. entre el primero y el remate deberá mediar un espacio no inferior a quince días. 659 del C. o de la región si en aquella no lo hubiere. forma de pago. si un comunero recibe en adjudicación bienes por un valor que exceden del 80% de su cuota hereditaria. Avda. se requieren cuatro avisos. El Conservador inscribirá la hipoteca al efectuar la inscripción de la adjudicación. en resumen. este exceso deben pagarlo de contado. El número de avisos será determinado por los comuneros. ésta es la denominada hipoteca legal. para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios. a ella se refiere el art. y para asegurar dicho pago. 660 y 662 del CPC. C. Basta que lo pida un comunero para que admita la participación de postores diversos a los propios comuneros. por el sólo ministerio de la ley. En las adjudicaciones de propiedades raíces que se hagan a los comuneros durante el juicio divisorio o en la sentencia final. hipoteca. en cuyo caso. etc. esta materia la regula el art. art. la subasta deberá anunciarse por medio de avisos en un diario de la comuna. Según exige el art. de la provincia. se entiende constituida. 662. también deberán pronunciarse sobre el mínimo de las posturas. los bienes se pueden adjudicar a un coasignatario según su cuota hereditaria. además deberán decidir si se admite o no a postores extraños. 658 del CPC.cl 175 . siempre que no se pague al contado el exceso a que se refiere el art. El art. se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas.

etc. ordenará formar el cuerpo común de bienes. Aprobación judicial de la partición Deberá someterse la partición a la aprobación de la justicia ordinaria. Este es el laudo. 1343.cl 176 . 1º del CPC. El mismo art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que les hubieren cabido. Los títulos de cualquier Avda. 170 del CPC. el objeto de la partición. tasación. el que fue representado por el curador de ausentes. Parte final de la partición: laudo y ordenata. se considera al partidor representante legal de los vendedores. decretará la formación de las hijuelas. se trata de la sentencia definitiva de la partición. Una vez aprobada la partición por resolución firme. Además en la ordenata se forma el cuerpo común de frutos y sus respectivas bajas. esta producirá sus efectos. “Los resultados de la partición se consignarán en un laudo o sentencia final. Debe cumplir los requisitos del art.En las enajenaciones que deban efectuarse. Prescribe el art. posesión efectiva. “y en una ordenata o liquidación. “Efectuada la partición. deberá suscribir las correspondientes escrituras. art. 2 Si entre los interesados existen personas sujetas a guarda. Finalmente se procede a la entrega de títulos en conformidad al art. que resuelva o establezca todos los puntos de hecho y de derecho que deben servir de base para la distribución de los bienes comunes”. Menciones del laudo: individualización del partidor y de los comuneros. aceptación y juramento del partidor. en que se hagan los cálculos numéricos necesarios para dicha distribución. en los siguientes casos: 1 Si en ella tiene interés un ausente. 659 inc. 663 del CPC.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 663 se refiere a la ordenata. luego. facción de inventario.

664 del CPC. Notificación Debemos distinguir dos situaciones: Si no se necesita autorización judicial. art. “Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren cabido. según el art. cuando lo pidan. se notificará la resolución que aprueba o modifica la sentencia del partidor. Si es necesaria autorización judicial. es decir. se considera al consignatario dueño exclusivo. jamás haber tenido parte alguna en los otros efectos de la partición.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. se entiendan haberles pertenecido en forma exclusiva desde la apertura de la sucesión. y de permitirles que tengan traslado de ellos. pero por otra parte. con cargo de exhibirlos a favor de los otros partícipes.cl 177 . En caso de igualdad se decidirá la competencia por sorteo”. y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión”. El efecto declarativo de la partición permite que los bienes que en definitiva se adjudiquen a un comunero. Por adjudicación debemos entender la radicación del dominio de una cosa que antes se poseía pro indiviso. art. Efectos de la partición La partición produce un efecto declarativo y además implica una garantía que recíprocamente se deben los coasignatarios. Angamos 0610 – Casilla 1280 . o en defecto de de esta designación. “Se entenderá practicada la notificación del laudo y ordenata desde que se notifique a las partes el hecho de su pronunciamiento”. existe un efecto retroactivo. a un comunero en forma exclusiva Consecuencias del efecto declarativo El efecto declarativo de la partición origina las siguientes consecuencias: Avda. a la persona a quien hubiere cabido la mayor parte. 1344.objeto que hubiere sufrido división pertenecerán a la persona designada al efecto por el testador. 664 y 666.

es decir. en caso contrario. lo denunciará a los otros partícipes para que concurren a hacer cesar la molestia. el bien adjudicado. 1346 señala tres casos en que no procede el saneamiento: 1 Si la evicción o molestia provienen de causa sobreviviente a la partición. no procede esta garantía si ella se funda en hechos posteriores a la partición. el comunero es privado del todo o parte de la cosa. ya que si es de hecho es de su cargo solicitar la debida protección. esto es. si se produce la evicción. se aplican las normas de la venta de cosa ajena. esto es. El art. Dichas inscripciones tienen por fin mantener la historia de la propiedad raíz y servir de publicidad. en la medida que la molestia sea de derecho. 12. se trata de una obligación de hacer. art. 718. se trata de una aplicación del art. 1º. el comunero que sufre la molestia tiene derecho para que los otros hagan cesar dicha turbación. 2417. inc. 3 El asignatario se reputa haber poseído en forma exclusiva. Al igual que en la compraventa. ésta caduca. pero sujeta a condición que dicha cosa se adjudique al comunero que constituyó la hipoteca.1 Si un asignatario enajena un bien que no le fue adjudicado.cl 178 . Avda. esto es. 1344. art. 687 y 688 no importan tradición. 1345 inc. y tendrá derecho para que le saneen la evicción”. se genera una obligación de dar. art. 2 Si la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado. en primer término. “El partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición. 2 La hipoteca de una cuota que se tenga sobre una cosa común es válida. los demás coasignatarios deberán indemnizarle los perjuicios causados. desde el fallecimiento del causante.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. 2º. ya que ha operado el modo sucesión por causa de muerte. Angamos 0610 – Casilla 1280 . o que haya sufrido evicción de él. Garantía de la partición Según el art. En segundo lugar. 4 Las inscripciones de los art.

1345. “El pago del saneamiento se divide entre los partícipes a prorrata de sus cuotas. 1348 inc. El inc. por ejemplo. Angamos 0610 – Casilla 1280 . Se refiere a la obligación de dar. “Las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos”. deberán indemnizársele los perjuicios sufridos. incluso el que ha de ser indemnizado”. ya sea en forma total o parcial. por ejemplo. Nulidad de la partición La norma fundamental es el art. 1º.3 Si el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por su culpa. Por tanto son plenamente aplicables las reglas de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa. Avda.cl 179 . 1348 se refiere a la lesión. su cuota hereditaria vale 20 y se le adjudican bienes por un valor de 8. si no opuso en el juicio una excepción. La indemnización de la evicción Si el partícipe se ve privado de la cosa. Dicha situación la regula el art.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. es imprescriptible. 1350. 1347. inc. 2º. la obligación de hacer. Prescripción de la acción de evicción Prescribe en cuatro años contados desde el día de la evicción. ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario”. 2º del art. “La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota”. La porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuotas. art. y por ello la cosa resultó evicta. “Podrán los partícipes atajar la acción rescisoria de una de ellos. La acción rescisoria por lesión enorme puede enervarse en los términos del art.

Indemnización de perjuicios Finalmente. Avda. una vez que existe sentencia firme. salvo que la partición haya adolecido de error. art. no podrá solicitar la nulidad o rescisión. dividiéndolos entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos”. además del régimen de las nulidades civiles.Fono (55) 355710 – Fax (55)355881 E-Mail: amondaca@ucn. se continuará después.Si el comunero ya enajenó su porción. por tratarse de un juicio. Las nulidades deben alegarse in limine litis. 1353.cl 180 . Algunas causales de nulidad son: omisión de aceptación y juramento. Aquella en que se hubieren omitido. los vicios de nulidad se purgan. 1352. “No podrá intentar la acción de nulidad o rescisión el partícipe que haya enajenado su porción en todo o parte. de que le resulte perjuicio”. En relación a los plazos de prescripción se aplican las reglas generales. art. también se aplican las normas propias de las nulidades procesales. Suplemento de la partición Según el art. Angamos 0610 – Casilla 1280 . 1349 del CC “El haber omitido involuntariamente algunos objeto no será motivo para rescindir la partición. erróneas publicaciones de los avisos del remate. dictación de la sentencia una vez transcurrido el plazo. Nulidad procesal En el caso de la partición realizada por el partidor. se podrá demandar la indemnización de perjuicios. 1351. “La acción de nulidad o de rescisión prescribe respecto de las particiones según las reglas generales que fijan la duración de esta especie de acciones”. conservará los otros recursos legales que para ser indemnizado le correspondan”. art. “El partícipe que no quisiere o no pudiere intentar la acción de nulidad o rescisión. fuerza o dolo.