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Derecho Procesal Civil I

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Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín
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TEMA 1
DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA.
El Código de Procedimiento Civil, específicamente el Libro II, trata del
Procedimiento Ordinario, y el legislador lo dividió en cuatro (4) grandes etapas,
que se denominan títulos.
El Titulo I: De la Introducción de la Causa;
El Segundo; De la Instrucción de la Causa;
El Tercero: De la Ejecución de la Sentencia.
De allí que el programa, se ha dividido en cuatro grandes unidades,
denominadas igual que como son catalogadas en el Código, haciendo un recorrido
del juicio ordinario desde que comienza, a través del libelo de la demanda, hasta
que concluye, mediante una sentencia y esta se pone en estado de ejecución.
En cuanto a la Etapa de la Instrucción de la Causa, que no es mas que la
etapa probatoria del proceso, la estudiaremos de forma muy somera, pues la
misma es objeto de otra cátedra: Teoría General de la Prueba, que verán ustedes
en otro semestre.
Antes de comenzar con el estudio de la demanda, es necesario que
analicemos lo que es el estudio del Derecho Procesal Civil, la naturaleza Jurídica
de sus normas, sus fuentes, los principios, tanto constitucionales, como
procesales y los distintos tipos de procedimientos.
CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL CIVIL
Couture conceptualiza el Derecho Procesal Civil, como es la rama de la
ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del
conjunto de relaciones jurídicas denominadas proceso civil.

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Este concepto dado por couture, señala como primer elemento de esta
rama del saber jurídico la determinación de la naturaleza del proceso y responde
a la pregunta ¿que es el proceso?, a lo que responde el mismo autor, que el
proceso

es

una

secuencia

o

series

de

actos

que

se

desenvuelven

progresivamente, con el objeto de resolver, mediante juicio de la autoridad, el
conflicto sometido a su decisión.
Como segunda interrogante, la referida al desenvolvimiento, responde a la
pregunta ¿Como es el proceso?, a lo que responde que son etapas, instancias,
que ordenadamente se van sucediendo en el desarrollo del mismo; y
Por ultimo en cuanto al elemento de eficacia, se responde a través del
mismo a la interrogante: ¿para que sirve el proceso? Para obtener a través del
órgano jurisdiccional la tutela judicial de la pretensión que se ha interpuesto con el
proceso.
Devis Echandia lo define como “el conjunto de normas y principios que
regulan la función jurisdiccional del Estado en todos los aspectos y que por tanto
fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho
positivo en los casos concretos y que determinan las personas que deben
someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla”
Como podrán observar es una definición bastante descriptiva, porque

Presenta al derecho procesal como un derecho instrumental;

Se refiere a la Jurisdicción como una función de Estado; y

Se refiere a los funcionarios de encargados de ejercer esa función.

Jaime Guasp, lo define como “el conjunto de normas que tienen por objeto el
proceso o que recaen sobre el proceso”.
NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO PROCESAL
Para determinar la naturaleza jurídica de las normas que rigen el proceso
civil, es necesario previamente, establecer si las misma pertenecen al campo del
derecho publico o del privado. Para establecerlo es necesario tomar en cuenta dos
aspectos importantes: el Subjetivo y el Objetivo.

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EL SUBJETIVO que esta relacionado con la condición de los sujetos que
intervienen en determinada relación jurídica es de derecho privado; en tanto que si
los sujetos son de carácter público, las normas que lo regulan son de carácter
publico.
EL ASPECTO OBJETIVO: atañe al contenido o la materia sobre la cual
recae la relación jurídica formada entre sujetos, por lo que si esta es de interés
general, las normas que lo regulan son de orden publico; y por el contrario, si el
intereses es de índole privado, las disposiciones entonces serán de

derecho

privado
CONCLUSIÓN. El aspecto subjetivo encontramos en el proceso civil y los
sujetos que intervienen se encuentran representados: el Estado por una parte y
por lado, la colectividad: El estado interviene en una posición jerárquicamente
superior a los demás sujetos procesales. El Juez no se halla en el mismo nivel en
que se encuentran las partes o los terceros, sino por encima de ellos, impone la
fuerza de su decisión a los demás sujetos y no a la inversa. Siendo el Juez e
director del proceso, regula una actividad del Estado o mejor dicho, una función
del mismo: LA JURISDICIONAL.
En cuanto al aspecto objetivo, las normas del derecho procesal tienen un
interés general, y están dirigidas a preservar la paz y la armonía social, por lo que
es de fuerza concluir que el derecho procesal civil pertenece al campo del derecho
público.
Esta es la tendencia del derecho moderno, no queriendo con ello excluir del
todo la facultad de las partes de influir en el proceso e incluso aparte de el
totalmente, como ocurre con el arbitraje o arbitramento y con la constitución del
tribunal con asociados. Por lo que, el mismo constituye una función del Estado
puesta al servicio del Derecho Privado para hacer efectivas sus instituciones.
CARACTERISTICAS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL
AUTONOMO. En un principio las normas del derecho procesal estaban
confundidas con las normas de fondo – las sustantivas – y por tanto estaban

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sometidas a principios análogos. Posteriormente, con la escuela alemana, se
desligaron en forma definitiva las dos ramas, la sustantiva y la adjetiva.
Posteriormente, la escuela italiana, con carnelutti a la cabeza, fijo el criterio
definitivo que estableció la autonomía del derecho procesal.
INSTRUMENTAL. En el sentido de que sus normas no son un fin en si
mismo sino que sirven de instrumento para lograr la observación del derecho
procesal.
DE ORDEN PÚBLICO. Las normas de derecho procesal, salvo contadas
excepciones, no pueden relajarse por convenios entre partes, son de obligatorio
cumplimiento.
FUENTES DEL DERECHO PROCESAL
Existen muchos conceptos de la palabra fuente, pero el que nos interesa en
este momento es el concepto de fuente formal o de validez de la norma Jurídica,
que no es otra cosa que investigar la forma que dicha norma debe tener para
considerarse obligatoria. En otras palabras, el proceso de creación de las normas
jurídicas procesales.
La doctrina ha clasificado estas fuentes como primarias, las que son
vinculantes; y secundarias aquellas que no lo son.
Veamos cuales son las fuentes del derecho procesal y determines cuales
de ellas son fuentes primarias y cuales secundarias.

FUENTES PRIMARIAS DIRECTAS.
o LA LEGISLACIÓN.
LA CONSTITUCIÓN, establece el articulo 7 que:
“La constitución es la norma suprema y el fundamento del
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen
el Poder Publico están sujetos a esta constitución”

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Igualmente. También se encuentran contenidos dentro de ellas algunos principios fundamentales de carácter procesal. suscritos y ratificados por la republica. entre estos últimos.Derecho Procesal Civil I 5 Dra. sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales (Artículos 335 C. han determinado una practica generalmente observada por los tribunales” (tomo I.). LOS TRATADOS INTERNACIONALES. despachos y autos. la costumbre en materia civil. solo la emanada de la sala constitucional.R. pág.V) • FUENTES SECUNDARIAS O INDIRECTAS o LA COSTUMBRE.R.V. esta fuente ha sido aceptada por algunos doctrinarios y rechazada por otros. dentro del contenido de sus normas se establece la organización de los tribunales del país (artículos 253 y siguientes de la C.43) Como es conocido por ustedes. quien expresa en su obra que “la costumbre no es reconocida entre nosotros como fuente formal de derecho procesal. no constituye fuente primaria de derecho a tenor con lo dispuesto en el articulo 7 del Código . como son la redacción de actas. que forman la gran mayoría encontramos a Arístides Rengel-Romberg. en los cuales la constante repetición de formas y estilos en el foro. Los usos y practicas procedímentales solo se admiten para la realización de actuaciones de mero tramite. los cuales vamos a desarrollar mas adelante.B. REGLAMENTOS ORDENANZAS MUNICIPALES RESOLUCIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS LA JURISPRUDENCIA. oficios. lo que ha llevado a algunos autores a hablar de la constitucionalización del proceso.B. no regulados en su forma por la ley procesal.

o LA JURISPRUDENCIA Con delación a la jurisprudencia. ninguna jurisprudencia podía considerarse como fuente vinculante de derecho. serán tomadas en cuenta por los demás jueces a los fines de mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. grandes autores. la opinión de los doctrinarios del derecho tiene un valor moral como fuente del derecho procesal y sirven en algún momento de guía para el desarrollo del proceso. no tiene la relevancia que tenía la opinión de los jurisconsultos de la época romana. Y por ultimo debemos hacer referencia a o LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Que son las verdades jurídicas universales o normas fundamentales en la razón e inspiradas en la equidad. al contrario que en materia mercantil. la emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede decirse que es vinculante. pero solo si se trata de decisiones que toquen el contenido o el alcance de las normas y principios constitucionales. tal como lo reza el artículo 321 del C.C o LA DOCTRINA Para la mayoría de los autores modernos. debemos hacer una división en el tiempo. Las demás decisiones amañadas del Máximo Tribunal. si es acogida como fuente primaria. Solo a partir de ese momento.Derecho Procesal Civil I 6 Dra. pero en todos los tiempos han existido y existirán. . de reconocida trayectorias. Es evidente que la opinión de los doctrinarios. cuyas opciones serán tomadas en cuenta por los magistrados a la hora de fundamentar o de motivar sus decisiones. articulo 9 del Código de Comercio.P. ya que antes de la vigencia de la nueva constitución. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Civil.

. probar y contradecir. la posibilidad que deben tener las partes de ser notificadas de los cargos por los cuales se le investiga. Entre otros principios encontramos: PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. Los principios constitucionales que rigen el proceso.V y en el artículo 15 del C. los que se encuentran contemplados en la Constitución y los que están dentro del Código de Procedimiento Civil. manifestado este concepto en el derecho a la defensa. contenido en el articulo 49 de la citada norma. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. contenido en el artículo 21 de la C.P.B. máxime que la norma contenida en el articulo 334 de la Carta Magna.C. constituyen lo que la doctrina moderna ha denominado “Constitucionalización del Proceso” y no es otra cosa que la consagración desde el texto fundamental de garantías o normas de concepción y eficacia jurisdiccional. a ser juzgada por sus jueces naturales. contenido en el artículo 26 de la constitución. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ PRINCIPIOS QUE REGULAN EL DERECHO PROCESAL CIVIL Dentro de estos principios tenemos que hacer una distinción o una clasificación entre ellos.R. y es aquel que contempla que al ciudadano se le garantizara que sus pretensiones o defensas van a ser dilucidadas en un proceso lleno de oportunidades para impugnar. de acceder a las pruebas y de disponer de los medios adecuados para ejercer su defensa. el cual esta contenido en el articulo 51 de la Carta Magna. etc. en dos grandes grupos. a ser oída en el proceso. obliga a los jueces de la Republica a “asegurar la integridad de esta Constitución”. PRINCIPIO DE LIBRE ACCESO A LA JUSTICIA. es decir.Derecho Procesal Civil I 7 Dra. PRINCIPIO O DERECHO DE PETICIÓN Y A LA OBTENCION DE OPORTUNA RESPUESTA.

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ PRINCIPIO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. valga la redundancia. entre ellos.Derecho Procesal Civil I 8 Dra. Ese derecho a la tutela judicial efectiva comprende una gama muy amplia de derechos. la igualdad. sin dilaciones indebidas. La misma ha sido conceptualizada. imparcial. Venezuela. idónea. el 2.B. de allí que la constitución señale que no se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la misma(articulo 257 C. que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación.V). (articulo 2) está constituida como “un estado democrático y social. la ética y el pluralismo político”. como la “garantía jurisdiccional” teniendo como esencia que la justicia es y debe ser uno de los valores fundamentales y que debe estar presente en todos los aspectos de la vida social.B. los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determinen el contenido y la extensión del derecho deducido. la libertad. que en la conjugación de estos artículos. la democracia. Por ultimo podemos decir. que sea accesible. que debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del estado en garantía de la paz social. en sentencia de fecha 10-052001. no solo esta el acceso ala justicia sino también el derecho a que. la preeminencia de los derechos humanos. y se permite o garantiza el derecho a la defensa se esta dando la tutela judicial efectiva contenida en el articulo 26 de la Constitución. la justicia. la vida. Si un proceso se cumple con el debido proceso. se obliga al juez a interpretar las instituciones . sin formalismos o reposiciones inútiles (articulo 26 de la C.R. con ponencia de Eduardo Cabrera Romero. la solidaridad.V). la responsabilidad social y en general. tal como lo establece la norma suprema. una vez cumplidos los requisitos establecidos en la leyes adjetivas.R. de derecho y de justicia. Igualmente tiene que ver con la gratuidad de la justicia.26 y 257 de la Constitución de 1999.

articulo 22 16. El de la lealtad y probidad en el proceso. articulo 9 6. artículos 2.107 y otros 5.106. articulo 12 10.C. El de la garantía del derecho a la defensa y de la igualdad procesal. El principio dispositivo de las causas civiles. El del impulso procesal de parte para el inicio del proceso. articulo 26 15. El de que la competencia es de orden publico. El de la brevedad procesal. El de la no firmeza de las decisiones dictadas en asuntos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria.3.24.P.C. El de la inderogabilidad de la jurisdicción venezolana. articulo 16 12. El principio de la partes a derecho. articulo 14 9. articulo 18 17. PRINCIPIOS PROCESALES CONTENIDOS EN EL C.P.5 y otros 4. articulo 15 11. articulo 24 13. 3. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo interpartes de manera imparcial. transparente. articulo 7. articulo 10 7. El de la especialidad en materia procesal. Los principios que rigen el proceso civil. articulo 11 8. articulo 2. articulo 17 y 170 14. son: 1. Articulo 1° del C. independiente. Idónea.Derecho Procesal Civil I 9 Dra. El de la unidad y especialización de la jurisdicción civil. El de la Irretroactividad. El del interés jurídico actual. El de la legalidad formal. 2. expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles. El de la Publicidad de los actos procesales. articulo 11 . El del impulso procesal de oficio de las causas en curso.25. El de la responsabilidad personal de los jueces.

no son sinónimos y también se evidencio que todo proceso necesita de un procedimiento. pero que no todo procedimiento es un proceso. Para couture. podríamos decir que la regla es que todo proceso sea ordinario y la excepción es que sea especial. etc. el de medidas cautelares. Aun hoy en día existen catedráticos que las consideran sinónimos como lo expresa Rengel-Romberg. Ejemplo de ello es que un juicio ordinario.Derecho Procesal Civil I 10 Dra. “el procedimiento es el método o estilo propios para la actuación ante los tribunales ya sean de orden civil. así como los conceptos de proceso y procedimiento.sobre todo el procesal – y al comenzar a investigarse sobre la naturaleza jurídica del proceso. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ PROCEDIMIENTO ORDINARIO. ESPECIAL BREVE Y CAUTELAR. penal. mientras que el proceso es el conjunto de relaciones jurídicas entre las partes. podemos decir que un proceso tiene mas de un procedimiento. mientras que el procedimiento es el conjunto de reglas que regulan el juego del proceso. . Considerados necesarios. el de tacha de falsedad. se evidencio que ambos conceptos. los gantes de la jurisdicción y los auxiliares de esta. Es mas para ir más allá. El proceso es el conjunto de actos procesales tendentes a obtener una sentencia definitiva.C. puede existir el procedimiento de cuestiones previas. en este punto del tema hacer hincapié en el conocimiento de estos conceptos. de allí que el articulo 338 del C. Durante muchísimo tiempo estas dos últimas acepciones (proceso y procedimiento) estuvieron confundidas ya que ambas provenían del mismo vocablo..P. los cuales tienden a confundirse en la mayoría de los casos. Al avanzar el estudio del derecho. diga que “Las . etc. regulado por la ley y dirigido a la solución de un conflicto susceptible de ser dirimido por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada” En cuanto a la distinción entre proceso ordinario y los especiales.

y por ultimo. el procedimiento se convierte en preso ordinario para dilucidarlo. la ejecución de hipoteca. e incluso. el agrario. contenidos en la misma ley. si se hace oposición. se ventilarán por el procedimiento ordinario . el Procedimiento Cautelar: Son las normas procedimentales que regulan la función de l Juez tendentes a dictar una serie de medidas con el fin de garantizar la eficacia de la sentencia que dicte. El procedimiento por intimación. para aquellas causas cuya cuantía no exceda del millón quinientos mil bolívares. los cuales podemos encontrar en el mismo código o en otras leyes especiales. mientras que. lo que da su nombre a este procedimiento. En cuanto al procedimiento breve. que es aquel que atendiendo a razones de la cuantía y otras consideraciones semejantes a esta. en algunos procedimientos especiales. llegado determinado momento. el de niños. etc. niñas y adolescentes. la que establece su procedimiento. el cual esta contenido en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. sino tiene pautado un procedimiento especial”. como la Ley de Ventas con Reserva de Dominio. El procedimiento ordinario es aquel que se sigue cuando no existe un procedimiento especial que regule la actuación de las partes para la tramitación y la secuencia de los actos ante los Tribunales. la Ley de Abogados para el cobre de Honorarios profesionales extrajudiciales. . y a la vez. vg. evitar daños irreparables o de difícil reparación mientras dure el proceso.. Es precisamente la reducción de los terminas o lapsos procesales. etc. El procedimiento de transito. es decir que es la misma ley la que determina cuando una causa deba llevarse por un procedimiento especial. la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. reduce los Términos procesales y las oportunidades para hacer valer los medios de accionar a las partes. etc. los especiales tiene unos tramites que le son propios. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho. así como aquellas demandas que especialmente indiquen leyes especiales. vg.Derecho Procesal Civil I 11 Dra.

es por lo que afirma Chiovenda. para obtener la razón no debe convertirse en un daño. para quien tiene la razón. .Derecho Procesal Civil I 12 Dra. Razonamiento este que se ha convertido en un Principio Procesal para la mayoría de las legislaciones modernas. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Por ello. que la necesidad del proceso.

es aquella declaración de voluntad de una parte por la cual esta solicita que se de vida a un proceso y que comience su tramitación. que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor. Camelutti. el acto procesal mediante el cual una persona. Veamos los conceptos que sobre este punto han desarrollado algunos doctrinarios del derecho. con el fin de obtener la aplicación de la voluntad concreta de la ley por una sentencia favorable y mediante un proceso. nos dice que la demanda es "el acto típico y ordinario de iniciación procesal. se dirige al órgano jurisdiccional competente. es decir. la demanda es "un acto de declaración de voluntad introductivo y de postulación que sirve de instrumento para el ejercicio de la acción y la formulación de la pretensión. es decir. Si tomamos en cuenta las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. debemos concluir que la demanda es la manera de dirimir las controversias que se susciten entre las partes en la reclamación de algún derecho. en un caso determinado". son escritos. Ese procedimiento ordinario comenzará con demanda que se propondrá por escrito. específicamente las contenidas en los artículos 338 y 339. Ese acto propulsor del proceso deberá proponerse por escrito ante el Juez. civil. que en este caso es el juez. aun cuando existe la tendencia de generalizar la oralidad para todos los actos . Para Devis Echandia. en cualquier día y hora ante el secretario del Tribunal o ante el Juez.Derecho Procesal Civil I 13 Dra. ratificando con ello que los actos procesales en materia. Jaime Guasp. Voluntad. El procesalista español. hasta la fecha. el cual se ventilará por el procedimiento ordinario sino tiene pautado en procedimiento especial. dice que la primera actividad de la parte en el proceso consiste en demandar. para obtener la aplicación de dicha. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 2 LA DEMANDA CONCEPTO La demanda es el acto que da inicio al proceso.

la demanda tiene un doble contenido. se le denomina solicitud. "Es el acto procesal de la parte actora mediante el cual ésta ejercita la acción. Igualmente. en la Ejecución de Hipoteca y Rectificación de Partidas. dentro de los tres días siguientes. ni una declaración de voluntad negocial.000.00) la demanda podrá proponerse verbalmente por el interesado. la demanda: 1) En un acto procesal de la parte actora. Tiene como función la de dar inicio al proceso. aún sin estar asistido por abogado.C. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ procesales. denuncia.P. En cuanto a la forma deberá hacerse mediante escrito. que establece que: "Tratándose de niños o adolescentes. mediante ella se ejercita la acción y además.. 4. la demanda puede plantearse oralmente ante el Tribunal y se levantará acta que la contenga". Del mismo modo. el cual se inicia por demanda escrita. ante el Secretario del Tribunal. dirigida a la contraparte pidiendo la satisfacción de la misma". de allí que en los Interdictos Posesorios. levantando un acta al efecto y la cual contendrá los mismos requisitos". se permite hacerlo en el amparo constitucional. en materia de Interdicción Civil. no un derecho. solo por excepción se permitirá formularla verbalmente. el artículo 882 del C. refiriéndose a los del 340 ejusdem. establece que "Si el valor de la demanda fuere menor de cuatro mil bolívares (Bs.Derecho Procesal Civil I 14 Dra. se denominan querella. en algunos procedimientos recibe otro nombre. en el cual incluso se puede proponer vía correo electrónico. quien la reducirá a escrito. NATURALEZA JURÍDICA DE LA DEMANDA La naturaleza jurídica de la demanda la podemos deducir de la siguiente definición del procesalista patrio Arístides Rengel-Romberg. con tal que luego sea ratificado por escrito. 2) Como acto procesal que es. Este autor nos dice que de esa definición podemos deducir que. como antes dijimos. se hace valer la pretensión . dirigida al juez para la tutela del interés colectivo en la composición de la litis y hace valer la pretensión. como es el caso contenido en el artículo 456 de la LOPNA. El término demanda.

a menos que el punto discutido sea de mero derecho. La confesión del demandado. Estas dos caras del acto procesal que se deriva de la demanda no podemos concebirla una aislada de la otra. el poder de decisión del juez. 2. versará sobre los .no existe pretensión. En nuestro proceso.El ejercicio deja acción se traduce en el hecho que la misma va dirigida al Juez a fin de obtener la tutela del interés colectivo. podemos decir que la demanda va dirigida al demandado pidiendo la satisfacción de la pretensión. cuando éste no hubiere dado contestación a la misma dentro de los plazos indicados en el Código. La prueba deberá versar sobre los hechos libelados como fundamento de la pretensión. nunca puede haber pretensión sin que exista acción. Es la demanda como un derecho. el Juez decide sin lugar la demanda. quedando delimitada la controversia a b expresado en ella y en consecuencia.Derecho Procesal Civil I 15 Dra. muchas veces. Es la demanda como medio para obtener el ejercicio de una función pública: la jurisdiccional. veamos por qué: 1. cuando al momento de dictar sentencia.P. tal como reza el artículo 12 del C. o el demandado en su contestación haya admitido los hechos contenidos en la demanda y contradicho solo el derecho. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ . consideramos como muchos seguidores de Calamandrei. que ambas concepciones deben ir unidas pues no puede concebirse una aislada de la otra. y 3. de acuerdo al principio que éste debe atenerse a lo alegado y probado en autos. En la práctica. en cuyo caso según el artículo 389 del Código adjetivo.C. no habrá apertura del lapso probatorio. En la misma está contenida la pretensión objeto del proceso. a pesar de haber acción -entendida como la manera del poner en funcionamiento el interés colectivo a través del pronunciamiento del Juez. En cuanto a la pretensión. La demanda como acto procesal tiene una trascendencia muy grande.

que trata de los defectos de forma del libelo por no haberse llenado los requisitos de 1340. las oficinas -:T:':-H3 para la distribución de causas. Esos requisitos. según el artículo 339 en concordancia con el artículo188 del C. con las excepciones antes mencionadas donde podrá hacerse en forma verbal. para diferenciarlo de la diligencia. artículo 9 de la constitución y 13 del Código Civil. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE FORMA 0 EXTRÍNSECOS: • Por escrito.. en todo caso. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ hechos contenidos en el libelo de la demanda. y por último • En cuanto al tiempo.P. dando cumplimiento al principio de la escritura contenido en el Artículo 25 del C. la mayoría de ellos. . INTRÍNSECOS O DE FONDO Tiene tanta importancia el libelo como acto de iniciación del proceso. los contenidos en el artículo 340 del C. la citada norma dice que en cualquier día y hora.P. por escrito. cuando no están presentes pueden dar lugar a la cuestión previa contenida en el ordinal 6o del articulo 346 eiusdem. • En cuanto al lugar dice la norma del 339 que se presentará ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez. Vamos a analizarlos uno por uno: 1) "La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda". que el legislador estableció en forma expresa los presupuestos que debe contener la misma. pues es nuestro idioma oficial. pero hoy en día existen en casi todos los circuitos judiciales.C. • En idioma castellano.C. siempre que la misma no fuere contraria a derecho (Art 362).C.P.Derecho Procesal Civil I 16 Dra. • En cuanto a la forma.

menor de nueve años de edad. Las personas jurídicas para funcionar como sociedades regulares deben tener una denominación o razón social. Como hecho curioso. El artículo 4o del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de Identificación. A partir de esta edad deberá expedírsele la cédula de identidad.C. 3) “Si el demandante o el demandado fuere persona jurídica la demanda deberá contener la denominación social y los datos relativos a su creación o registro".. 2) 'El nombre. apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen”. materia y cuantía. tanto del demandante como la de! Demandado. reguladas en tos artículos 28 al 57 del C. pues este requisito es lo que viene a individualizar a cada persona natural que se encuentre en el territorio nacional.Derecho Procesal Civil I 17 Dra. Por ello consideramos que ese instrumento de identificación debe estar contenido en el libelo de la demanda. esos son los datos que el legislador ha querido que el redactor del libelo . debemos señalar que el legislador omitió.". Entonces al redactar el libelo deberá tomar en cuenta las reglas generales sobre la competencia: territorio. lo que podría ocasionar que el demandado pudiera oponer la defensa de falta de cualidad o de interés para actuar o comparecer en el juicio. se hará mediante la presentación de su partida de nacimiento. Este requisito nos determina la capacidad de obrar que debe tener tanto el demandante como el demandado. además que deberán cumplir con el requisito del registro ante un Registrador Mercantil del lugar de domicilio de la misma. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ La demanda debe presentarse ante un órgano que forme parte del poder judicial y que tenga competencia o capacidad específica para resolver la controversia que se plantea en dicha demanda.La identificación de todo niño o niña.P. la señalización de la cédula de identidad.. según sea el error cometido en el libelo. en nuestra opinión colocar como requisito necesario. establece".

señales y: particularidades que pretendan determinar su identidad. concepto éste mucho mas amplio que da cabida a cosas materiales: inmuebles. Ahora bien. colores o distintivos si fuere semoviente. 4) “ el objeto de la pretensión. si fuere mueble. si se tratara de una acción real sobre un bien inmueble. La importancia de la determinación del objeto de la pretensión estriba en que ese dato va a determinar la competencia territorial del tribunal. la ubicación del mismo sería el elemento determinante para establecer la competencia territorial del Tribunal ante quien se debe interponer la demanda. títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales". aun cuando el ordinal nada menciona. si fuere inmueble las marcas. sustituyéndose "por el objeto de la pretensión". Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Cumpla. si la demanda es de cobro de bolívares y fue contraída en moneda extranjera. los signos. La estimación de la demanda es el elemento que determina la competencia del Tribunal y cumple lo establecido en la norma contenida en el artículo 38 del . Consideramos también que. pues ello es determinante. es necesario la indicación del domicilio de esa persona jurídica. la cual deberá determinarse con precisión indicando su situación y linderos. siempre y cuando se determine el equivalente en moneda nacional para la fecha del pago de la obligación a la tasa que se encuentre legalmente establecida para esa fecha. sino también a derechos u objetos inmateriales. En este numeral se corrigió la redacción que existía en el código anterior el cual hablaba de "la cosa que sea objeto de la demanda". muchas veces de la competencia del tribunal para conocer de ese juicio. a los fines de la identificación plena de la persona jurídica que se presenta bien como demandante como de demandado. a los fines de la determinación del objeto de la pretensión podrá establecerse en cualesquiera de las dos.Derecho Procesal Civil I 18 Dra. semovientes o muebles. y los datos.

la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ C..S. y las inferiores a esa cifra. que dice: "Cuando el valor de la demanda no conste. de acuerdo a la competencia territorial. que el demandante la solicite en el libelo de la demanda.. (artículo 185. Con relación a la competencia por la cuantía se deberán tomar en cuenta las determinaciones contenidas en la parte Genaro del código referote a la determinación de la cuantía así como también el decreto emanado del antiguo Consejo de la Judicatura Nº 619 de fecha 30 de enero de 1996. si la cuantía fuere entre un millón y cinco millones. 5) "La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión con las pertinentes conclusiones". (artículo 42. Es necesario hacer referencia a la competencia establecida en la Ley de Emergencia Financiera. es necesario en toda demanda civil. a modificar la competencia de algunos tribunales de primera instancia de la capital de la República y a convertirlos en tribunales con competencia bancaria. . En cuanto a la figura de la indexación. le corresponderá el conocimiento a la Sala Político. pero sea preciable en dinero.C. le corresponde a la Corte Contencioso Administrativa. que estableció la competencia para conocer los tribunales de 1ra Instancia en las causas cuya cuantía sea superior a CINCO MILLONES DE BOLÍVARES.J. ordinal 15)..Derecho Procesal Civil I 19 Dra. establece que. cuando se trata de demandas incoadas en contra de la República. hoy en día. el demandante la estimará. con excepción a la materia de niños y adolescentes o laboral.". En cuanto a la competencia para conocer.administrativa de! T. cuando las demandas fueren superiores a CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Resolución Nº 693). cuando fuere la cuantía superior a cinco millones de bolívares. ordinal 6o) y si fuere menor a dicha cantidad el conocimiento le corresponderá al Tribunal Superior Contencioso de cada región. puesto que el juez no puede decretarla de oficio. que llevó al antiguo Consejo de la Judicatura.P. so pena de incurrir en ultrapetita. le corresponde el conocimiento a los juzgados de municipio.

bastará con indicar el rato de compraventa.Derecho Procesal Civil I 20 Dra. b) Para esta otra teoría. y. Esta teoría es la más conveniente. en virtud del principio de la preclusión de los lapsos procesales. Es importante señalar que se hace indispensable que en el libelo se aleguen todos los hechos que el actor quiera hacer valer en su demanda. . esto es. ya que si el actor califica mal su acción la ley faculta al juez.. la causa petendi. a) La primera de ellas establece que al demandante le bastará individualizar la relación jurídica que individualiza. Consideramos. es la que toma en cuenta la mayoría de la doctrina patria y la jurisprudencia. pues una vez contestada la misma ya no se podrán hacer nuevos alegatos o defensas. se deben exponer los hechos circunstancia e igualmente los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión. a igual que la mayoría de los autores de nuestro país. b) la de la sustanciación. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Este numeral establece lo que constituye el fundamento de la demanda o lo que en derecho se denomina. sin necesidad de indicar ninguno de los pormenores del suceso que establezcan la responsabilidad del demandado ni las circunstancias de tiempo y lugar. que solo la falta absoluta de indicación de las disposiciones legales aplicables al caso daría lugar a la cuestión previa de defecto de forma. 6) "Los instrumentos en que se fundamente la pretensión. valga la redundancia. aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido. su acción. Sobre esta materia existe en la doctrina dos teorías: a) la de la individualización. en aplicación al principio IURA NOVIT CURIA (el Juez conoce el derecho) para apartarse de la calificación jurídica dada por la parte. etc. pues la causa petendi es el negocio de compraventa y su incumplimiento. los cuales deberán producirse con el libelo". es decir la de la sustanciación. en aras de la lealtad procesal e igualmente en beneficio del contradictorio. A modo de ejemplo. para esta teoría cuando se demanda el precio de la cosa vendida.

desechada la demanda. Cuando la demanda es interpuesta por el apoderado del demandante. que no tuvo conocimiento. nombre y apellido e igualmente se deberá consignar con el libelo el poder otorgado. no se le admitirán después. 7) "Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios. Con relación al poder debemos indicar que el mismo deberá cumplir con la norma . el cual le faculta para actuar en nombre de la persona natural o jurídica que funge como parte material en ese proceso. Consideramos que este ordinal tiene relación directa con el derecho a la defensa que tiene el remandado. la especificación de estos y sus causas". a menos que se hubiere señalado la oficina o el lugar donde se encuentren. 8) "El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder". o sean de fecha posterior. donde la ley faculta al juez para desecharla. se debe hacer mención de 5. si tomamos en cuenta que el incumplimiento de una obligación acarrea la responsabilidad por daños y perjuicios. ya que al no estar detallados los daños y sus causas.3 datos. estos deben provenir de un incumplimiento culposo y ello trae como presupuesto la imputabilidad. como la colombiana. tal y como lo establece la norma. esa omisión de acompañar los documentos fundamento de la acción "juntamente con el libelo de la demanda no es causal para declarar. como si existe en legislaciones.Derecho Procesal Civil I 21 Dra. o si son anteriores. in limine litis. que establece que si el demandado no hubiere acompañado con el libelo los documentos en que fundamente su pretensión. En nuestro país. no puede defenderse el demandado de esas imputaciones. por ello es necesario que el actor en su libelo discrimine esos daños y la causa de los mismos. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Este requisito es necesario analizarlo concatenado con el artículo 434 eiusdem.

contenido en esa norma del artículo 174. citaciones e intimaciones a que haya lugar. que establece la obligación para las partes de indicar el citado domicilio. no es otra que la denominada "domicilio procesal". Por interpretación en contrario podemos deducir que si una demanda estuviere contenida en uno de estos tres presupuestos el juez deberá negar su admisión expresando los motivos de la negativa. que: "Presentada la demanda.Derecho Procesal Civil I 22 Dra. es decir. para que mientras dure el proceso se practiquen en el mismo todas las notificaciones. Establece el artículo 341 del C. De igual forma.C." 9) "La sede o dirección del demandante a la que se refiere el articulo 174". ADMISIÓN DE LA DEMANDA Antes de entrar a hablar de la reforma de la demanda consideramos que se debe hacer mención a la admisión de la misma y a su inadmisión.C.P. en lo relativo a la comunidad. en las causas originadas por la herencia y el comunero por su condueño. si el poder fuere otorgado por una persona jurídica deberá cumplirse con lo estipulado en el artículo 155 del citado código. Esa obligación estatuida en ese ordinal.P. si está comprendido dentro de las previsiones del artículo 168. las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley". con todas las facultades que su representado considere conveniente otorgar. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ requerida en los artículos 151 del C. También es necesario acotar que el Código prevé la situación de que se pueda presentar a demandar sin poder. El heredero por su coheredero. que dice: "Podrán presentarse en juicio como actores sin poder.T :e allí se deriva el derecho . ya :. otorgado en forma pública o autentica. el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público.

donde se faculta al juez. podríamos decir que la demanda donde se demanda el cumplimiento de un contrato donde se establezca la obligación de pagarle al representante de una prostituta. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ que la ley le concede al actor de apelar de esa decisión. en donde la demanda pueda atentar en contra de alguno de esos tres casos. por existir defectos de forma o de fondo en el mismo. cuando se demande la nulidad de un acto de remate. apelación que se oirá en ambos efectos. se encuadran dentro de este supuesto aquellas demandas fundamentadas en hechos atentatorios a lo que la generalidad de personas entiende como buenas costumbres. • CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES.Derecho Procesal Civil I 23 Dra. en limine litis. se puede considerar que una demanda es contraria a la ley cuando se demandare a alguien por una deuda de juego (artículo 1. por ser este concepto tan abstracto.801 del Código Civil). algún porcentaje sobre las ganancias obtenidas por es e negocio.cuando se demanda el divorcio por una causal que no este contempladaenelartículo185del Código Civil. Esta norma. que le corresponderá a cada juez determinar la procedencia o no de cualquier demanda. pues del resto solo . al momento de dictar el auto de inadmisión de la demanda deberá fundamentarlo. por demás innovadora la trajeron los redactores del Código de Procedimiento Civil. en forma inmediata.P. A manera de ejemplo.C). a manera de ejemplo. • CONTRA LA LEY. ya que solo es impugnable por la vía de la reivindicación (artículo 584 del C. Considera la doctrina. • CONTRA EL ORDEN PÚBLICO. Veamos algunos casos. del contencioso administrativo. Lo que si es necesario recalcar es que el Juez. basándose en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema para pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la demanda.

ordenar darle entrada a la demanda.. como actuación procesal del Tribunal. de allí que en reiteradas jurisprudencias dictadas por el Tribunal Supremo se haya establecido que " . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ está obligado a admitirla. CONTENIDO DEL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA Establece el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil los requisitos que debe contener el auto de admisión así como también aquellas órdenes que deberá dar el juez para darle existencia legal a esa demanda que ha sido introducida ante el tribunal. so pena de perención en algunos casos. deberá el jurisdicente acatar el mandato legal...."etc.C. Ya que el artículo que comentamos dice que "Presentada la demanda. Una vez introducida la demanda. La admisión de la demanda. que la petición no sea contraria al orden público. aun cuando le encuentre defectos. etc. el 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.Derecho Procesal Civil I 24 Dra.. corresponde al tribunal analizar si la misma no está incursa en una de las causas de inadmisibilidad y en caso contrario declarará recibida la causa. donde se faculta al juez ordenar a la parte demandante corregir el libelo de demanda dentro de los lapsos establecidos en la misma norma. está ordenado al juez que asuma una determinada conducta... esto es que decida negar la admisión deberá expresar los motivos de tal negación “(Sentencia 202 de la 14/06/2000 de la Sala de Casación Civil Existe en el derecho actual la figura del "despacho saneador". no precisa fundamentación especial. que la norma invocada. el Tribunal la admitirá sino es contraria a! orden público. tal y como establecen el artículo 642 del C. el 459 de la LOPNA. omisiones. Por consiguiente. basta para su aceptación. Estima la Sala... Veamos como funciona esto en la práctica forense. al utilizar el vocablo la admitirá'. y en caso contrario. formar expediente .P. a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. etc.

distinta a la que se utiliza para citar al demandado. ordenará librar la o las compulsas. si la acción que se intenta está por prescribir. el cual debe fijarlo el tribunal en ese mismo auto. tal como lo estatuye el artículo 1969 del Código Civil. para proceder a su registro. Puede ser que la misma sea alguna demanda a la que se refiere el artículo 1921 del Código Civil. a los fines de interrumpir esa prescripción."Si la admite. mas el término de la distancia. pues es a partir de los tres meses siguientes a su registro que esa partición de bienes surte efectos para terceros. para que puede necesitar el demandado copia certificada de la demanda. a manera de ejemplo. según lo establece el artículo 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General. Igualmente. que si el demandante necesitare alguna otra copia de la demanda con la orden de comparecencia se le mandará a expedir en la misma forma y en el mismo auto de admisión se ordenará eso. tratándose de juicio ordinario es dentro de los veinte días siguientes a la citación del o de los demandados.) cuando hubiere bienes inmuebles dentro de esa separación de bienes. seguidamente el tribunal ordena la citación del o de los demandados y fija el término de la comparecencia. por el secretario del tribunal. fijando las horas de despacho. aun indirectamente. Veamos. deben registrarse la solicitud de separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento (Art. el cual.C. siguiendo el orden cronológico que lleva el tribunal. contra intereses del Estado. tantas como demandados haya. Igualmente. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ y numerarlo. Dispone la norma del 342. el demandante podrá solicitar copia certificada del libelo con el auto de admisión de la misma.Derecho Procesal Civil I 25 Dra. De igual forma. También se debe solicitar copia certificada del libelo y del auto de admisión cuando se demanda a la República y cualesquiera otra demanda que obre. según el artículo 344. librar los recaudos de citación. como se les conoce en el foro y que no son otra cosa que la copia del libelo debidamente certificada. en su ordinal 2o. con la orden de comparecencia. si lo hubiere. para pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda. . es decir. 190 del C.

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ No existe en el Código actual una disposición como existía en el del 16. puesto que la primera supone la modificación de alguno o . dice Rengel-Romberg. antes que el demandado haya dado contestación a la demanda. le anexó. y la segunda innovación es que.C. "por una sola vez". hoy en día. la frase. agregarle alguna cosa que omitió en la primera demanda. a los fines de limitar el número de veces en que se puede reformar la demanda. la costumbre en la mayoría de los tribunales. de acuerdo a lo estipulado en el artículo 345 eiusdem. pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación. que estipulaba que el secretario debía poner constancia en el expediente del hecho de haberse librado los recaudos y a quien se le habían entregado para practicar la citación. Este artículo estableció dos innovaciones. y que tuvo la jurisprudencia que dictar decisiones tendentes a ello. o si se le entregaron al demandante para practicar la citación mediante cualquier otro alguacil o notario. es necesario distinguir entre reforma y cambio. o si se libró despacho de comisión a otro tribunal. Por ello. si el demandado estuviere ya citado.Derecho Procesal Civil I 26 Dra. sin necesidad de nueva citación". es colocarse al pié del auto de admisión una nota de secretaría donde se hace constar la fecha en que se elaboraron los recaudos de citación e igualmente a quien le fueron entregados. en cuanto a la reforma. que: "el demandante podrá reformar la demanda. siempre y cuando esa reforma no implique una nueva pretensión. REFORMA DE LA DEMANDA Dice el artículo 343 del C. para acabar el vicio que existía anteriormente. solo se deberá conceder un nuevo lapso de emplazamiento. en el auto que admite la reforma. pero. no hay necesidad de volverle a citar. por una sola vez. Implica la reforma el hecho de que el demandante pueda hacerle a la demanda original las correcciones que considere convenientes. puesto que aquí el término "demanda" es utilizado como sinónimo de pretensión.P. sí fue al alguacil natural del tribunal. al artículo referente a la reforma del código anterior.

es decir. pues ello implicaría una nueva pretensión. rehacer. cuando el demandante debe corregir o reformar la demanda por habérselo ordenado el juez. y éste último término significa. "hacer de nuevo" sin importar si el cambio es total o parcial. pues ello sería objeto de una nueva demanda. mientras que el cambio significa la sustitución de! Objeto por otro distinto. o sacando al original y trayendo a otro. La Corte Suprema consideró que el término reforma significa no solo "arreglar. de allí que se debe entender que la reforma tal y como está contemplada en el Código presupone lo primero. cuando es realizada por el demandante a motu propio. ya hemos dicho que se deberá hacer antes que el demandado haya contestado la demanda. más no el cambio total. del petitorio sin modificar los hechos sin modificar el petitum o la modificación de ambas cosas. dejando inalterado los demás. Igualmente. o bien trayendo al proceso a otro u otros demandados. la modificación de alguno o algunos de sus elementos. En cuanto a la oportunidad que tiene el actor para realizar esa reforma. pues si es hecha con posterioridad esa oportunidad ya precluyó con la realización de ese acto. e • INVOLUNTARIA. la modificación puede ser de demandado. mediante orden expresa.Derecho Procesal Civil I 27 Dra. o a través del despacho saneador o bien a través de sentencia interlocutoria de cuestiones previas. CLASES DE REFORMA • LIBRE O VOLUNTARIA. . En conclusión. lo que si se puede hacer es cambiar al demandado. e¡ Tribunal ordenará la citación de esos nuevos demandados. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ algunos de los elementos de! objeto reformado. ya que en la admisión de dicha reforma. Nos parece que la opinión de Rengel-Romberg es muy acertada y por tanto consideramos igual que él que el cambio no puede ser total. el cambio puede estribar en el procedimiento a utilizar. corregir o enmendar" sino que significa también volver a formar.

a las buenas costumbres o alguna disposición de la ley.Derecho Procesal Civil I 28 Dra. debiendo oírse en ambos efectos. EFECTOS DE LA DEMANDA Estos efectos debemos analizarlos desde dos puntos de vista. o Da comienzo al procedimiento ordinario. los efectos de la demanda per se y los que produce la misma una vez que ha sido citado el demandado. nace para el demandante el derecho de apelar de dicha decisión. o bien mediante diligencia o a través de un nuevo escrito o libelo donde se integren la demanda primitiva con la reforma o la reforma total. los efectos procesales y los sustanciales. • EFECTOS PROCESALES DE LA DEMANDA PER SE o El inicio del proceso hace surgir para el demandante la posibilidad de solicitar medidas cautelares que le aseguren las resultas del proceso. si el juez al analizar la reforma evidencia que es contraria al orden público. . FORMA DE HACERSE LA REFORMA La misma puede hacerse de dos formas. auto que tendrá igualmente el recurso de apelación. o Hace surgir la obligación del juez de admitir o negar la admisión de la demanda y en este caso. deberá por auto razonado desecharla. A su vez debemos distinguir dentro de ellos. o Obliga al Tribunal a ordenar la comparecencia del demandado y ordenar la citación del o de los demandados. procedimiento éste que consideramos es el más apropiado. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ ADMISIBILIDAD DE LA REFORMA ¿Está el juez obligado a admitir la reforma? La respuesta es no.

ya que si lo hace comete el vicio denominado ultrapetita.. RELACIÓN ENTRE DEMANDA Y SENTENCIA: LA CONGRUENCIA El articulo 12 del Código de Procedimiento Civil dice: "Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad." Con este principio establecido en la ley.. de allí que se dice que entre la demanda.. sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos. aún demanda se haya introducido cuando la ante un tribunal incompetente.. o Interrumpe la prescripción. y por último determina el objeto de la pretensión. al igual que el material probatorio aportado por éste. ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. que establece que" Toda sentencia debe contener: . porque el juez no puede ir mas allá de lo pedido por el actor. o Determina las partes en el proceso... • EFECTOS SUSTANCIALES o Evita la caducidad de la acción. Esa disposición contenida en el artículo 12 esta relacionada con el ordinal 5o del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil.5o Decisión expresa. la contestación y la sentencia debe haber congruencia. limita al juez en su decisión a lo alegado por el demandante en su libelo y a las pruebas aportadas por este para comprobar esos hechos alegados y a la defensa del demandado en su libelo. el de la "congruencia". Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ o Hace nacer para el demandante la obligación de citar al demandado a fin de evitar la perención. puesto que ésta última no hace otra cosa que consolidar la pretensión del demandante.Debe atenerse a lo alegado y probado en autos. En el tema de la citación se estudiarán los efectos que produce después de ocurrida ésta.Derecho Procesal Civil I 29 Dra. con la sola introducción de la demanda. positiva y precisa con arreglo a la . con el registro del libelo de la demanda y la orden de comparecencia..

De allí que. sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.Derecho Procesal Civil I 30 Dra. . toda sentencia debe ser congruente. debe haber concordancia entre lo alegado y probado y lo decidido... es decir.".

el emplazamiento. con la ponencia de Carlos Trejo Padilla. por días calendario consecutivos.Derecho Procesal Civil I 31 Dra. es la fijación del plazo. de la celeridad procesal. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 3 EL EMPLAZAMIENTO CONCEPTO Couture. que varía en cada proceso. en su Vocabulario Jurídico. citando a alguna persona para que comparezca en un proceso o instancia a manifestar su defensa". si es un solo demandado o si fueren varios. Pero antes debemos hacer una breve referencia. la citación es la manera o forma de llevar al conocimiento de la parte de esa orden de comparecencia dada por el juez. ratificando con ello la línea que influenció al legislador del 96. si las hubiere. MODO DE COMPUTAR EL LAPSO DE EMPLAZAMIENTO Para computar el lapso del emplazamiento y determinar la oportunidad de comparecencia del demandado a contestar la demanda u a oponer cuestiones previas. y. uno. hecho que encontramos plasmado en la norma del artículo 344. al disponen "El emplazamiento se hará para comparecer dentro de ¡os veinte días siguientes a la citación del demandado o el último de ellos si fueren varios". donde se hizo una diferencia entre lapsos cortos . al admitir la demanda. es necesario tomar en cuenta dos elementos. sobre la forma de computar los lapsos procesales los cuales originalmente fueron establecidos por el legislador en el artículo 197 que se computarían. y el otro. si se hubiere concedido término de la distancia. es decir. dice que el emplazamiento es "el llamamiento con plazo hecho por el Juez. El uno. De esa definición podemos evidenciar que emplazamiento y citación son dos conceptos totalmente distintos. Con el transcurso del tiempo la jurisprudencia se encargó de modificar esa manera de computar los lapsos y así vemos que en el primer cambio se estableció en la sentencia dictada por la antigua Corte en fecha 25-10-89. a las sentencias dictadas por la antigua Corte y hoy en día por el Tribunal Supremo de Justicia. cuando el legislador estableció esa diferencia. el otro.

y son el debido proceso y el derecho a la defensa. por días de despacho. tos domingos. una vez que haya sido citado el último de los demandados y por días de despacho. en primer lugar y por días consecutivos calendario y una vez concluido éste se comenzarán a computar. Cuando sean varios demandados. los veinte días del emplazamiento. los cuales no se computarán. eliminando de dicho artículo la frase los lapsos de pruebas. quedaban ahora computándolos por días de despacho en lapsos interminables. primero el término de la distancia en la forma antes dicha y luego de finalizado éste. como había establecido la primera sentencia. siendo varios los demandados. . En el caso que. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ y lapsos largos. por días de despacho. pero. se computará. ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar". los cortos se computarían por días de despacho y los largos. se computará el lapso del emplazamiento. el jueves y el Viernes Santo. Tomando en cuenta dos elementos para saber si el acto es esencial o no. si existe término de la distancia. el Tribunal Supremo en fecha 1-2-2001. declaró parcialmente con lugar la solicitud y reformó el contenido del artículo 197. los declarados no laborables por otras leyes. quedando convertidos todos tos lapsos en días de despacho. se les hubiere concedido término de la distancia.Derecho Procesal Civil I 32 Dra. Retomando el punto relativo a la manera de computar el lapso de emplazamiento y estableciendo la premisa de que se trata de un solo demandado. quedando la norma redactada de la siguiente manera: "Los términos o lapsos procesales se computaran por días calendarios consecutivos. de esta manera los lapsos largos. excepto los sábados. por días calendario consecutivos. con ocasión de una acción de inconstitucionalidad del artículo 197. se computará este. se computará el emplazamiento. la sentencia anteriormente mencionada y se establece que será la naturaleza de las actuaciones procesales la que distinguirá si el cómputo o lapso se hará por días de despacho o por días calendario continuo. si no existe término de la distancia para ninguno de ellos. Posteriormente. los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales. por lo que en sentencia de fecha 9-3-2001.

a diferencia de otras legislaciones como la francesa o la italiana donde existe el sistema de citación inmediato. el cual deberá concatenarse con el artículo 205 del mismo código adjetivo.Derecho Procesal Civil I 33 Dra. Arístides Rengel-Romberg dice que. donde la parte se pone en contacto con el funcionario encargado de realizar la citación sin pasar por el trámite del juez. es decir el mas largo les abrazará a todos por igual. dice el . el cual será uno solo para todos. comparezca a un acto judicial" Por otro lado. regula todo lo concerniente al término de la distancia. LA CITACIÓN CONCEPTO Cabanellas en el Diccionario de Derecho Usual dice que citación es "el llamamiento que se hace a una persona para que. es decir una conducta realizada por este último y que tiene trascendencia jurídica para el proceso. en un sentido procesal. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TERMINO DE LA DISTANCIA El artículo 344 del C. es decir. a razón de 200 kilómetros por día. El elemento a ser tomado en cuenta por el juez para hacer dicha fijación lo establece el citado artículo 205. la citación puede definirse como " el acto del juez por el cual se llama al demandado para que comparezca a dar contestación a la demanda dentro de un plazo determinado" De este último concepto podemos destacan a) La citación es un acto judicial o del juez. el sistema nuestro es una consecuencia de que nuestro proceso comienza por demanda que se propone por escrito ante el Juez. la distancia de poblado a poblado y las facilidades de comunicación que ofrezcan las vías existentes. por orden del juez. Nuestro código estableció el sistema de citación mediata.P.C. que la citación es un acto judicial del juez. De allí podemos concluir que el juez al admitir la demanda deberá tomar en cuenta el lugar donde tiene su domicilio cada uno de los demandados para fijarles el término de la distancia.

345). Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ artículo 339 eiusdem. b) La citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio. es decir. en el sentido de que su cumplimiento es conducente para el ejercicio del derecho de la defensa. 370. para absolver posiciones juradas (Art. La protección por tanto está en función del derecho constitucional de la defensa. una demanda judicial en su contra y que. además. Considera que tanto la falta absoluta de citación como las irregularidades en la misma pueden ser subsanadas por el demandado cuando comparece al proceso y ejerce su defensa. para contestar la cita de saneamiento o de garantía si se hubiere propuesto en la contestación de la demanda (Art. Por consiguiente-dice que. de allí que la ley procesal atribuya a tal requisito el carácter de formalidad necesaria. Henríquez La Roche dice que la citación es necesaria como necesidad de medio.Derecho Procesal Civil I 34 Dra. Si observamos el artículo 202 que nos habla de las nulidades. De allí que el objeto de la citación es el de llevarle al conocimiento del o de los demandados que debe comparecer para algo: para contestar la demanda (Art. o por medio de apoderado. ord. de allí que una vez que el juez admite la demanda dará la orden de citar al demandado dándole el plazo de comparecencia. Es el acto mediante el cual se realiza o se materializa la garantía constitucional del derecho a la defensa. se le ha concedido un plazo para que prepare convenientemente su defensa. Igualmente se le advierte que puede comparecer personalmente. ponerle en conocimiento de que se ha incoado una acción. el legislador establece el vicio de citación como razón de indefensión antes que de un supuesto de nulidad absoluta que no pueda ser subsanado. perdura la validez del proceso si el demandado ha ejercido su defensa o la ha podido ejercer con todas las garantías del caso. 5 y 382). La citación del demandado tiene por objeto. que es en sí el objeto de protección de las reglas procesales. aún faltando la citación. 416). . de allí deriva que en nuestro sistema de citación mediata se distinga la citación del emplazamiento. debidamente asistido por un profesional del derecho.

aunque propiamente se llama citación el último de ellos. el cual deberá estar firmado por el demandado. es decir. la copia certificada del libelo con eí auto de admisión donde se ordena la citación y se da el emplazamiento. que es cuando el demandado recibe la compulsa. es decir debe constaren las actas del proceso. a simple vista que las normas que regulan la citación fueran de orden público dada la esa consideración de que es una formalidad necesaria para la validez del juicio y durante mucho tiempo se le consideró así. d) La citación debe constar por escrito. puesto que si no lo está se deberá realizar una formalidad adicional. .P. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ c) La otra característica de la citación es que sus normas no son de orden público sino privado. Pero con el transcurso del tiempo los criterios sobre citación fueron cambiando y hoy en día vemos que aun cuando la citación tenga vicios y aún en los casos de falta absoluta de citación la misma es subsanable con la presencia del demandado en el proceso haciéndose cargo de su defensa. Todos esos trámites referentes a los distintos tipos de citación están contemplados en los artículo 216 y siguientes del C. cuya vulneración acarreaba la nulidad de todos los actos procesales realizados con posterioridad a la citación nula. Pareciera. violar el derecho a la defensa y por tanto puede ser alegada como causal de invalidación (Artículo 382).C. como normas de orden público. Por ello es posible hablar de trámites de citación.Derecho Procesal Civil I 35 Dra. el Tribunal Supremo considera que lesiona el orden público. acompañada del recibo de citación. Solo en casos de falta absoluta de citación. FORMALIDADES DE LA CITACIÓN La citación esta conformada por una serie de actos.

y. en el artículo 26 del C. Nace la carga de contestar la demanda: a. Nace la litispendencia. es decir.Derecho Procesal Civil I 36 Dra. ya que si el demandado cambia de domicilio después de citado.4. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ EFECTOS DE LA CITACIÓN Tal como hablamos en la demanda.4. b) Sustanciales b. a.1.C.1. b. la competencia inicial queda fija. según e! articulo 790 del Código Civil. sino que dentro de ese concepto debemos comprender a la actividad que se desarrolla para hacer del conocimiento del demandado la demanda que se ha introducido en su contra.3 Coloca en mora a los herederos del deudor. Interrumpe definitivamente la prescripción de la acción b. Produce el anatocismo en el contrato de cuenta corriente. b. Coloca a las partes a derecho siguiendo el principio de la citación única contenido. MODALIDADES DE LA CITACIÓN La citación no solo conlleva el emplazamiento u orden de comparecencia.2 Nace la obligación de restituir los frutos por parte del poseedor de buena fe. Fija la competencia.P. según el artículo 1269 eiusdem. y a. cuando se realiza la citación en un proceso se producen unos efectos. veamos cuales son: a) Procesales a. Todos esos modos o formas de comunicación de la demanda vienen a constituir lo que hemos denominado las modalidades de la citación. de allí que el artículo 215 del código adjetivo establece: "Es formalidad necesaria para la validez .3. que clasificamos en efectos procesales y efectos sustanciales.2. que se empiezan a producir intereses sobre intereses.

de allí vemos que existe la citación personal. por correo. 217 y 218 del C. y. analicemos cada una de ellas: Voluntaria o directa. citación que se verificará con arreglo a lo que se dispone en este Capítulo". debiendo exigirle al funcionario la identificación del otorgante. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ del juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda. del no presente en la República. De igual forma puede hacer mediante escrito dirigido al Tribunal y presentado ante la secretaría del mismo a los fines antes dichos de la identificación. que como dijimos en el tema anterior es la cédula de identidad. desarrollándose luego en los artículos siguientes todas las formas de citación que deberán adecuarse a cada caso en concreto. si es una persona jurídica. acogiendo el sistema de citación mediata.P. con un objeto determinado del cual se le da conocimiento al momento de la citación. es la realizada por el mismo demandado cuando comparece al Tribunal y en forma espontánea se da por citado mediante diligencia suscrita ante el Secretario del Tribunal. además de la identificación del otorgante exigirá la presentación de los documentos necesarios . se llama citación al acto formal de un juez o tribunal mediante el cual se ordena a una persona a comparecer ante él.Derecho Procesal Civil I 37 Dra. Dentro de esta categoría de la citación personal encontramos cuatro subcategorías que se encuentran contenidas en los artículos 216. por carteles.. cuando son varios demandados y la citación por edictos. del domiciliado fuera del domicilio del Tribunal que ordena la citación. en un lapso previamente establecido en el emplazamiento. Este tipo de actuación requiere la debida asistencia de un profesional del derecho y debe verificarse materialmente ante el Secretario del Tribunal quien es el funcionario encargado de identificar a las partes que actúan en el proceso y dar fe de la veracidad de esa comparecencia.C. suscribiendo conjuntamente con las partes ¡a diligencia. CITACIÓN PERSONAL En nuestro sistema procesal.

Estas actuaciones deben agregarse a las actas del proceso y formar parte del mismo. dice Ricardo Henríquez que lo hizo fue sincerar la dinámica del proceso y con ello se trató de erradicar el vicio que existía bajo la vigencia del código anterior mediante el cual la parte demandada podía intervenir en el proceso. dice textualmente el legislador en el segundo párrafo del articulo 216. según los casos. solo será admitido en el caso de exhibir poder con facultad expresa para ello. se hará la citación de la manera prevenida en este Capítulo.P. pueda gestionaren el juicio el mismo que no haya sido admitido a darse por citado.Derecho Procesal Civil I 38 Dra.C que dice: "Fuera de los casos previstos en el artículo anterior. no se podía celebrar el acto de contestación de la demanda y en consecuencia el proceso no avanzaba. Si el poder no llenare este requisito. Esta disposición fue declarada por la antigua Corte Suprema como inconstitucional y fue eliminada de este artículo la parte referida a la circunstancia de que el demandado haya estado presente en algún acto del procedimiento. por lo general en la pieza de medidas y podía llevar el proceso hasta la Corte en muchos casos y por el simple hecho de no haber manifestado formalmente que se daba por citado. . sin perjuicio de que. comparece al juicio y actúa en él. en forma expresa. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ para acreditar la representación que se alega. sin más formalidad". cuando se presentare alguien por el demandado a darse por citado. Citación mediante apoderado Está contenida en el artículo 217 del C. si tuviere poder suficiente para intervenir en él". Citación presunta Este tipo de citación opera cuando la parte o su apoderado con facultad expresa para darse por citado. Este tipo de citación. vicio éste que se subsanó con esta disposición. dándole dinamismo al proceso. "se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda. llenadas que sean todas las formalidades en él establecidas.

si el apoderado que se presenta a darse por citado no tuviere facultad expresa contenida en el poder no pueda darse por citado. Analicemos ahora el 218 para ver como funciona este tipo de citación. Según dispone éste último artículo. el cual en algunos tribunales están utilizando que se indique mediante diligencia e . pero ya dijimos que la puede hacer un Notario también. siempre apegado a lo que dispone el 218 para ello. a saber: a) Que exista una demanda y que aún no se haya citado. Dice la norma que el Alguacil.Derecho Procesal Civil I 39 Dra. podríamos decir que la citación del apoderado judicial sería una citación presunta. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ La disposición supratranscrita es muy clara. para que gestione la citación con cualesquier alguacil o Notario. Por ello Arístides Rengel-Romberg dice que para que este tipo de citación opere deben existir cuatro supuestos. Si este último supuesto no se da. el Tribunal. o. d) La manifestación de voluntad de darse por citado. Según esta disposición el actor esta en la facultad de escoger al funcionario que considere mas idóneo para practicar la citación personal del demandado. se trasladará al sitio que le indique la parte actora para practicar la citación. y. entregará al propio actor o a su apoderado la copia de la compulsa con el respectivo recibo de citación. en la forma prevista en el artículo 218. ese mismo apoderado deberá traer a su cliente y suscribir con él una diligencia donde se de por citado en forma personal. a petición de la parte demandante. c) La consignación del poder en el juicio. por encuadrarse dentro de los supuestos de la citación antes mencionada. b) La existencia de un apoderado judicial con facultad expresa para ello.- Este tipo de citación la debemos analizar concatenando los artículos 218 y el 345. Citación personal provocada o in faciem v. se deberá solicitar la citación personal.

en el caso que la persona no la haya firmado cuando comienza a contarse el lapso de comparecencia del demandado. poniendo constancia en el expediente cuando hubiere cumplido con esa notificación e indicando el nombre y apellido de la persona a quien se le hubiere entregado. Esa boleta de notificación la entregará el Secretario en el domicilio o residencia del citado. o a aquel en que el Secretario deje constancia de haber cumplido con la formalidad de la notificación. el Alguacil dará cuenta al Juez de esa circunstancia y éste ordenará que el Secretario del Tribunal libre una boleta de notificación donde le haga saber al demandado la exposición que hizo el Alguacil con relación a su citación. o en el lugar donde se le encuentre. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ igualmente se le cancelará al Alguacil los gastos correspondientes al traslado. Es a partir del día siguiente a aquel que el alguacil consigne la boleta debidamente firmada. En cuanto a tos sitios en que permite la ley practicar la citación. recibo éste que agregará al expediente con la indicación expresa del lugar. CITACIÓN POR CORREO Dispone el Artículo 219: "Si la citación personal no fuere posible y se tratare de una persona jurídica. o en su oficina. Igualmente. establece esa disposición que si el demandado. a menos que se encuentre en ejercicio de un acto público o en el templo. industria o comercio. Este tipo de citación es formalidad necesaria para poder solicitar." Una vez que el alguacil se encuentre en presencia del demandado. o en su oficina. no quisiere o no pudiere firmar el recibo. si fuere procedente.. dentro de los límites territoriales de la jurisdicción del Tribunal. la citación por correo.. puesto que para ello es necesario haber agotado la citación personal.Derecho Procesal Civil I 40 Dra. en caso de no hallarse el demandado.". le exigirá que firme el recibo de la citación. día y hora en que se realizaron esas gestiones de citación.. en su morada o habitación. o la cartelaria. o la parte se pone de acuerdo con el mismo para trasladarlo si fuere el caso. el cual ya lleve previamente elaborado. la citada norma nos dice que puede hacerse.. el actor podrá solicitar al Tribunal que ordene la citación del . o en el lugar donde ejerce la industria o el comercio.

c) ¿Quién la debe llevar al correo? El Alguacil del Tribunal de la causa es el funcionario encargado de hacer esa diligencia. el funcionario de correo dará un recibo al Alguacil donde se debe indicar: los documentos incluidos en el sobre. que ella "se practicará en su oficina o en el lugar donde ejerce su comercio o industria. . Veamos como funciona esta citación y para ello tomamos en cuenta no solo las disposiciones del Código de Procedimiento Civil sino también el Reglamento Interno para Citaciones y Notificaciones Judiciales por Correo. y que el alguacil lo haya expuesto así en las actas procesales. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ demandado por correo certificado con aviso de recibo antes de la citación cartelaria prevista en el artículo 223". y debe llevar en un sobre abierto. en el expediente. en la dirección que previamente indique en autos el solicitante" b) ¿Quién emite esa citación? El Tribunal dictará un auto una vez que el Alguacil manifieste que no pudo realizar la misma por no haber hallado al demandado y el demandante solicite se proceda a la citación por correo certificado. Al analizar esta primera parte del artículo 219 podemos evidenciar que el legislador ha establecido dos presupuestos para que pueda cumplirse la citación por correo certificado: a) Que la citación personal no haya sido posible. dictado por el extinto Ministerio de Transporte y Comunicaciones. a) ¿En qué lugar se realiza esta citación?. establece el artículo 219 en su segundo párrafo. b) Que se trate de la citación de una persona jurídica. es decir.Derecho Procesal Civil I 41 Dra. la compulsa con la orden de comparecencia. quien es el remitente. entonces se le dará cumplimiento a la normativa contenida en el Artículo 11 del Reglamento dictado por IPOSTEL.503 de fecha 16 de marzo de 1987. el cual fuera publicado en Gaceta Oficial Nº 260. d) ¿Qué función realiza el funcionario de correo? Según lo establecido en el tercer párrafo del artículo 219. También es necesario acotar que el demandante puede escoger entre éste tipo de citación y la cartelaria.

o en el caso de haberlo hecho tampoco se haya logrado la citación. o que consten las resultas de la citación por correo de donde se evidencie que ésta fue infructuosa. la citación por correo será declarada nula según lo establece el artículo 221 eiusdem. las cuales son. veamos como funciona: Una vez que conste en el expediente la exposición de! Alguacil relativa a la imposibilidad de localizar al demandado. hasta lograr la firma de las personas autorizadas para ello según el Código de Procedimiento Civil. Una vez hecho esto el funcionario de correo remitirá al Tribunal el aviso de recibo debidamente firmado por el receptor del sobre. por parte del secretario del . el representante legal o judicial de la persona jurídica. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ nombre del destinatario. sea persona jurídica o natural. el tribunal ordenará realizar la citación mediante carteles. Llegado ese recibo al Tribunal deberá ser agregado al expediente por el Secretario del Tribunal. según el artículo 220.. haciendo constancia de la fecha en que se realizó esa diligencia y es a partir del día siguiente a esa fecha cuando comienza a computarse el lapso de comparecencia. procediendo a cerrar el sobre en presencia del funcionario del Tribunal. Este tipo de citación está contenida en el artículo 223 del C. recuerden. En cuanto a este último se elaboran tres ejemplares. Estos dos últimos requisitos son tan importantes que si no se cumplen. apellido y cédula de identidad de ¡a persona que lo firmó.P. y la fecha en que lo está recibiendo. indicando el nombre. ordenará que ésta sea practicada a través de carteles. a pedimento del demandante. a pedimento de parte. o por uno cualquiera de sus directores o gerentes o por el receptor de correspondencia de la empresa. uno destinado a la fijación del mismo.C. entonces el tribunal. CITACIÓN POR CARTELES Este tipo de citación sota es posible cuando no se haya podido citar ai demandado. y en el primero de los casos no se haya optado por la citación a través de correo certificado. A partir de ese momento el funcionario de correo deberá cumplir con las normativas contenidas en el Reglamento Interno.Derecho Procesal Civil I 42 Dra. deberá firmar el recibo de citación. la dirección de éste.

. El lapso para la comparecencia comenzará a transcurrir una vez que el secretario del tribunal estampe una nota donde haga constancia de haberse cumplido con esas formalidades. sino en forma muy escueta los datos antes señalados. otro que se deberá publicar en la prensa. como dice Rengel-Romberg. en dos diarios que indique el Tribunal y que deberá ser de los de mayor circulación en la localidad. CITACIÓN DEL NO PRESENTE EN LA REPÚBLICA El artículo 224 establece el procedimiento a seguir para lograr la citación del demandado cuando se compruebe que no se encuentra en la República. Al analizar el contenido de esta norma vemos que este tipo de citación no es. llamado defensor ad-litem. una citación inmediata donde se llama al demandado a contestar la demanda. poniéndose así a derecho para la contestación y ello es así por cuanto el cartel no contiene íntegramente el libelo de la demanda. de quince días. sino que mediatamente se le llama a darse por citado personalmente o a través de apoderado judicial. con quien se entenderá la citación. publicación y la consignación de los carteles que se publicaron en la prensa que deberá hacer el demandante. como dijimos anteriormente. a menos que éste apoderado se niegue a representarlo.Derecho Procesal Civil I 43 Dra. ni se le tendrá por confesa sino que se le deberá designar un defensor de oficio. que establece la norma. oficina o negocio del demandado. con un intervalo de tres (3) días entre uno y otro. demandante y demandada. En estos casos se le citará en la persona de su apoderado judicial si lo tuviere. el tercero se agregará al expediente. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Tribunal. fijación. a la parte no se le tendrá por citada. el objeto de la pretensión. El cartel no contiene el libelo completo sino que en él se indica: el nombre y apellido de las partes. el término de la comparecencia y la advertencia de que si no comparece en el término de quince días. se le designará un defensor de oficio. en la morada. y. Según este sistema si transcurre el lapso fijado en el cartel. la del tribunal. con quien se entenderá la citación.

se le . solo a través de un pedimento del Tribunal se puede conseguir esa información. con quien se entenderá la citación. es decir. La semejanza estriba en los requisitos que deberá contener el cartel. En la del no presente en la República lo fija el juez en cada caso. no menor de treinta (30) días ni mayor de cuarenta y cinco (45). Se preguntarán cómo se puede comprobar ese hecho. llamémosla así. uno en cada uno. La única forma es consignado en actas el movimiento migratorio que lleva la Dirección de Extranjería del Ministerio de Interior y Justicia. se procederá entonces a citarlo por carteles. el término de la distancia lo fija la norma: quince días. en dos periódicos. el objeto de la pretensión. Veamos ahora cuales son las diferencias entre una y otra: a) En la citación cartelaria ordinaria. ocho (8) publicaciones. por cuanto si transcurre el plazo dado para el juez para la comparecencia de! demandado y éste no lo hiciere. una vez por semana. los términos de la comparecencia e igualmente. para ello el demandante una vez introducida la demanda . es decir la mención de las partes. pero también presentan varias diferencias. cuando no tuviere apoderado o cuando el que tuviere se negare a representarlo. la advertencia de que si no comparece se le designará defensor de oficio. Ahora bien. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Presupone esta disposición la comprobación por parte del demandante que el demandado no se encuentra en territorio nacional.Derecho Procesal Civil I 44 Dra. con un intervalo de tres días entre uno y otro. Esta citación también es mediata. o en el texto de la misma si lo supiere antes de introducirla. tomando en cuenta las circunstancias del caso. En la del no presente son dos periódicos. durante treinta días. Esos carteles guardan algunas semejanzas con los que se refieren a la citación cartelaria antes mencionada en el punto anterior. si lo tuviere y de las actas se compruebe ese hecho. solicitará mediante diligencia que el tribunal oficie a la DIEX a los fines de solicitar esa información y luego de que conste en actas se procederá a citar al apoderado. b) En la ordinaria se publican dos carteles. la cual por lo general no se la dan a los particulares.

fuera de la República. siguiendo las reglas del artículo 225 eiusdem. Para los que se encuentren fuera del territorio de la República se deberá del C. Para los que se encuentren en la jurisdicción del tribunal. se le entregarán tos recaudos al Alguacil del Tribunal para que éste realice la citación. En este caso. entonces en el auto de admisión de la demanda al ordenar el tribunal la citación deberá tomar en cuenta todas esas circunstancias por separado. o bien. e incluso. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ designará igualmente defensor de oficio. A los que están fuera de la jurisdicción del Tribunal pero dentro del territorio nacional se librará un despacho de comisión a un tribunal que tenga jurisdicción en el lugar donde el demando tenga su domicilio. basta con librar una sola con la mención de que se le está citando en forma personal y como representante de la persona jurídica de la cual ostenta la representación.P. pero otros fuera de ella. con quien se entenderá la citación. si ésta no se ha dado. .Derecho Procesal Civil I 45 Dra. no quiere decir que se deban librar dos recaudos de citación. Puede ocurrir.C. el Tribunal ordenará librar tantos recaudos de citación como demandados haya y ordenará que a cada uno se le cite para que comparezcan al proceso. pues serían innecesarios. en aras de resguardar el derecho a la defensa. entonces el demandante le solicitará ai tribunal le designe al demandado un defensor ad litem. Veamos las circunstancias que puedan ocurrir Cuando en una misma persona convergen las circunstancias de ser demandado en forma personal y ser el representante de una persona jurídica. aplicarlas reglas del 224. igualmente. se le darán al demandante para que la realice con cualquier otro Alguacil o Notario. para que este a través del alguacil del mismo realice las gestiones de la citación personal. CITACIÓN CUANDO SEAN VARIOS DEMANDADOS Cuando se presenta en un proceso esa circunstancia. que unos demandados tengan su domicilio en el lugar donde tiene jurisdicción el tribunal. el demandante deberá consignar en actas los carteles que ha publicado y luego que transcurra el lapso dado en el cartel para la comparecencia.

Una vez que se han realizado todas esas diligencias. Ahora bien la misma norma dice que si entre las citaciones existiere una cartelaria bastará con que dentro de esos sesenta días se hubiere publicado el primer cartel de citación. es decir dieciséis (16) publicaciones. impulsando de nuevo las citaciones. pero la fijación se hará en ¡a puerta del Tribunal. Se efectúa el mismo procedimiento que en la cartelaria del 223. las citaciones realizadas quedarán sin ningún efecto y se paralizará el proceso hasta tanto el demandante gestione su reanudación. para que todos cuantos se consideren con algún derecho comparezca al proceso. fijación. dentro de un plazo no menor de sesenta (60) días ni mayor de ciento veinte (120). Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Ahora bien. lo especial que presenta ésta citación está referida al hecho que. nótese que no se habla de demandado por cuanto se desconocen quienes son. Se publicarán entonces dos carteles en dos periódicos.Derecho Procesal Civil I 46 Dra. publicación y consignación de los edictos comenzará a transcurrir el término para la . CITACIÓN MEDIANTE EDICTOS El artículo 231 contempla éste tipo de citación que debe llenar una serie de requisitos para que la misma proceda. ya que los herederos son desconocidos y el causante no tiene morada. si entre la primera de las citaciones y la última de ellas transcurrieren mas de sesenta (60) días. entonces se procederá a citar a esos derechos desconocidos mediante un edicto. el objeto de la demanda y el lapso que tiene para comparecer a darse por citados. a darse por citados. es decir uno en cada uno de ellos. durante sesenta (60) días. a juicio del tribunal. dos veces por semana. y cuando esté comprobado o reconocido un derecho a una herencia u otra cosa común. El cartel debe contener: nombre y apellido del demandante y del causante cuyos herederos se deben citar. Opera cuando esté comprobado que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido. el último domicilio del causante.

plazo éste que constituye el emplazamiento. una vez por Dos periódicos. CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN Sabemos que la citación es el medio por el cual se llama al demandado a comparecer al proceso para la contestación de la demanda o para la realización de algún acto donde expresamente ordene la ley la citación. este último lo podríamos conceptuar como el llamamiento con plazo que ordena el juez para realizar algún acto en el proceso. En cambio la notificación es una participación de conocimiento. la colaboración necesaria para la práctica de diligencias de (32 . Otra diferencia entre la citación y la notificación se encuentra en el hecho de que la citación es un acto personalísimo. mediante la cual se hace saber a las partes. Diferencia entre los tipos de citación cartelaria Tiempo comparecencia Ordinario 15 días Publicaciones Dos con un intervalo de Dos periódicos. en la persona del apoderado judicial. posiciones juradas. como la denomina Rengel-Romberg. LA COMISIÓN CONCEPTO La comisión es el acto judicial mediante el cual el tribunal de la causa requiere de otro. Es decir. cita de saneamiento o de garantía. donde se le fija un plazo para comparecer ante el Tribunal. dos veces por tres No presente De 30 a 45 días días publicaciones) (2 semana por 30 publicaciones) Edictos De 60 a 120 días días (8 semana por 60 días publicaciones) DIFERENCIA ENTRE EMPLAZAMIENTO. debe ser realizado en la persona del demandado y la notificación se puede verificar también.Derecho Procesal Civil I 47 Dra. juramento decisorio. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ comparecencia de los herederos desconocidos y si transcurre totalmente el mismo se procederá a designarle defensor de los desconocidos. o alguna de ellas de una resolución dictada por el Tribunal o de un acto del procedimiento.

Derecho Procesal Civil I 48 Dra. de ejecución (práctica de algún tipo de medida preventiva o ejecutiva.. en e! sentido que solo tiene trascendencia en el mismo b) Es una colaboración. intimaciones o notificaciones). dice el artículo 238. Esa facultad para delegar que tienen los jueces tiene como excepción aquellas pruebas en las que está presente el principio de inmediación. por ello en algunos sistemas se denomina "auxilio judicial".P. ejecución o comunicación de algún acto procesal en el mismo lugar del juicio o en otro distinto de él. entonces está delegando la jurisdicción en cuanto al ministerio o función que tiene atribuido el Tribunal comitente.. ATRIBUCIONES DEL COMISIONADO En principio el comisionado debe cumplir la comisión estrictamente como se le ha solicitado y no puede ". nominadas o innominadas). o de comunicación (citaciones.C. avalúos de inmuebles.Esta facultad no podrá ejercerse cuando se trate de inspecciones judiciales.. interrogatorios de menores y casos de interdicción o inhabilitación. c) La comisión constituye una delegación de la competencia funcional que corresponde al tribunal comitente a los fines de practicarlas diligencias de sustanciación (evacuación de pruebas. que dice ". .diferirla so pretexto de consultar al comitente sobre la inteligencia de la comisión". un acto realizado por el juez en un proceso determinado y solo válido para el mismo proceso. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ sustanciación. posiciones juradas. etc. es decir las pruebas que el legislador considera que deben realizarse en presencia del mismo juez que le va a corresponder resolver o decidir la causa y está expresamente contenida esa excepción en el segundo párrafo del artículo 234 del C.. dice Ricardo Henríquez por cuanto considera que si el tribunal ordena a otro juez un trámite que por la ley le corresponde a éste. es decir.). es decir una forma de cooperación o auxilio entre jueces para la realización de ciertos actos. Analicemos el concepto: a) La comisión es un acto judicial.

Cuando existe una causal de inhibición y el juez comisionado la alega. Si un tribunal comisiona a otro para que tome la declaración jurada de dos testigos promovidos en un proceso. 239 C.P. o cuando sea violatoria de algún derecho constitucional y el juez comisionado lo alegue. Se comisiona para realizar la citación y el demandado comparece y se da por citado. aduciendo que el promoverte los presentó. Vg. en el caso de que algún tercero se oponga a la medida al momento de ejecutarse y el comisionado la declare con lugar. Esto puede ocurrir por varias razones. Cuando se renuncia a la evacuación de una prueba antes de haberse evacuado. y cuando se hiciere oposición a la entrega material de bienes vendidos. no puede el comisionado oír la declaración de ocho. Ej. pero dentro de los límites de la comisión. o cuando se realiza algún acto de autocomposición procesal ante el comitente y éste solicita se devuelva la comisión en el estado en que se encuentre. Pero esto tiene unas excepciones: a) cuando el comitente revoque la comisión. por que el acto para el cual se comisionó ya se efectuó ante el comitente. cuando lo fuere a uno de su misma categoría. Ej. b) También puede dejarse de cumplir cuando la ley lo autorice.Derecho Procesal Civil I 49 Dra. y . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Esto quiere decir que el comisionado no puede excusarse a cumplirla sino que debe realizarla como ¡o considere conveniente.) TIPOS DE COMISIÓN Se denomina DESPACHO a la comisión que se libra a un tribunal de inferior jerarquía EXHORTO. y viene a constituir un recurso muy similar al de la apelación (Art.C. RECURSOS ¿Qué recurso tiene la parte cuando el juez comisionado toma en el ejercicio de la comisión una decisión de la cual no está de acuerdo? Este recurso recibe el nombre de reclamo.

pues esa facultad solo la pueden ejercer esta categoría de tribunales. Antes de concluir este tema debemos decir que en la actualidad cuando se trata de la ejecución de cualesquiera de las medidas cautelares los jueces están obligados a comisionar a los juzgados de ejecución de medidas de la jurisdicción donde estén ubicados los bienes a ejecutar.Derecho Procesal Civil I 50 Dra. . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ ROGATORIA o SUPLICATORIA. cuando la comisión fuere a un tribunal de superior jerarquía o a un juez extranjero.

. a falta de las mismas las demás perentorias de fondo y la contestación de la demanda. ... en el cual en el acto de la litis contestatio se debía oponer las excepciones dilatorias a que hubiera lugar. como lo dice Villasmil. la otra es la contestación de la demanda)!. El legislador del 86 separó la contestación de la demanda de las cuestiones previas. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 4 CUESTIONES PREVIAS NOCIONES GENERALES El procesalista zuliano Fernando Villasmil Briceño conceptualiza las cuestiones previas como aquellas "Alegaciones que hace el demandado que no tocan el fondo de la controversia. o que extinguen definitivamente la pretensión sin haberse discutido su mérito. pero que depuran la demanda de cualesquier vicio u omisión. es decir.. Dentro del lapso fijado para la contestación de ¡a demanda.. a falta de ellas las excepciones de inadmisibilidad. Una donde se hacen esas alegaciones que no tocan el fondo de la controversia. en los supuestos de los ordinales 9. formándose así dos etapas en que el demandado puede plantear sus defensas. su fondo. hasta tanto se subsanen la falta de ciertos presupuestos necesarios para la validez o legitimidad del proceso.1986) Establece el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil que "." y enumera once de ellas. pero que impiden. (Villasmil. Estas dos defensas están separadas en el tiempo. y vienen a configurar las cuestiones previas y.10 y 11".Derecho Procesal Civil I 51 Dra. donde se discute el mérito de la controversia. modifican o difieren su examen de manera transitoria. podrá el demandado en vez de contestada promover las siguientes cuestiones previas. lo que no ocurría en el Código anterior. Desglosemos esta norma y analicémosla comparándola con la contenida en el artículo 247 del Código derogado a los fines de una mejor comprensión de ésta figura de las cuestiones previas.

aun cuando en el fondo son casi las mismas que antes se llamaban dilatorias o de inadmisibilidad. consecuencia de ello es la .lograr una pronta entrada en el mérito mismo de la causa mediante mecanismos de regulación de las tradicionales cuestiones previas.. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ De esta manera con el procedimiento actual se dio un gran paso para ". Igualmente. ya que recluye por consumación e! acto en virtud de! principio de precesión de los actos procesales que existe en nuestro proceso. OPORTUNIDAD Y FORMA DE PROPONERLAS Henríquez La Roche nos dice al comentar el artículo 348 que la norma allí contenida acabó con la "rémora" que existía en el código anterior de proponer en forma sucesiva primero las dilatorias y luego de ser resueltas las mismas se oponían las de inadmisibilidad. Igualmente se aclaró la interpretación errónea del anterior sistema que hablaba del acto de la litis contestación donde la parte oponía todas esas defensas en forma escalonada y con la forma de redacción actual se aclara que la contestación a la demanda constituye un acto procesal independiente de las cuestiones previas.". promoverse acumulativamente en el mismo acto sin que puedan después admitirse ninguna otra. según !o dispuesto en el artículo 348.. provocando una gran pérdida de tiempo para dilucidarlas lo que en la mayoría de los casos. sin admitirse después ninguna otra. mucho mas sencillos y ágiles que permiten desembarazar el proceso de estas cuestiones que hoy lo fraccionan y lo retardan. mientras que las de los ordinales 9 al 11 son las de inadmisibilidad.. debiéndose por tanto. aún en los juicios cortos como los laborales transcurría un gran número de años para poder llegar a la contestación al fondo de la demanda. Con el sistema actual se estableció como dijimos ya/en el punto anterior/ se deben oponer acumulativamente.Derecho Procesal Civil I 52 Dra. dice la Exposición de Motivos del presente Código Procesal Civil. este sistema se caracteriza en que todas las defensas de éste tipo deben ser opuestas en forma conjunta y todas tiene la misma denominación: cuestiones previas.. Las cuestiones previas contenidas en los numerales 1o al 8 son las excepciones dilatorias de! antiguo Código.

RENGEL-ROMBERG. por ese mismo principia La sola excepción es la contenida en el artículo 361 que establece. para las cuestiones previas de los ordinales 9.10 y 11 de! 346). (ordinales del 2 al 6 del 346).. y. pero considera la doctrina y así se hace en la práctica forense que se deben presentar por escrito. uno las clasifica tomando como elemento de referencia el trámite procedimental y los efectos que le asigna la ley. para diferenciarlo de la diligencia. en idioma castellano y en las horas que el Tribunal a destinado para despachar. b) cuestiones previas subsanables. las clasifica también en cuatro grupos y las denomina así: .Derecho Procesal Civil I 53 Dra. Veamos una y otra clasificación: HENRÍQUEZ LA ROCHE. d) cuestiones previas de inadmisibilidad (ordinales 9.10 y 11 un doble trámite. No dice nada la norma a otros requisitos de forma para presentar las cuestiones previas.. (Articulo 348) Igualmente ocurre que no puede la parte después de opuestas no puede la parte demandada sustituir unas por otras. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ prohibición expresa que contiene la norma cuando dice". a saber: a) cuestiones sobre declaratoria de conocimiento. la de Arístides Rengel-Romberg. sin admitirse después ninguna otra". La primera de ellas es la del autor Ricardo Henríquez La Roche y la segunda. pues permite oponerlas en la oportunidad de contestar a! fondo la demanda. las clasifica por su atenencia. las clasifica en cuatro grupos. (ordinales 7 y 8 del 346). c) cuestiones previas que obstan la sentencia definitiva. y el otro. siempre y cuando no hubiesen sido opuestas como cuestiones previas. CLASIFICACIÓN Dentro de tos tratadistas patrios encontramos a dos autores que han hecho una clasificación de las cuestiones previas contenidas en el Código vigente. tendrán un trámite distinto. pero en ese caso. (ordinal 1o del 346).

c) atinentes a la pretensión (ordinales 7. b) atinentes a la regularidad forma! de la demanda (ordinal 6o de! 346). y d) atinentes a la acción (ordinales 10 y 11 del 346).8 y 9 del 346). la cual está regulada en el artículo 61 del C. territorio o cuantía. a.4. En el segundo grupo encontramos las cuestiones previas subsanarles. de conexión o de continencia. o a un juez extranjero.P.2. a. La incompetencia del tribunal bien sea por la materia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ a) atinentes a los sujetos (ordinales 1. pues esta clasificación tomó como referencia e! trámite procesal de las mismas.1. o a un tribunal arbitral.Dentro del primer grupo. por carecer el tribunal de potestad para dirimir el caso. denominadas de esta manera por la potestad que le da la ley al actor de subsanar o corregir los defectos u omisiones en que hubiere incurrido en la demanda.C.3.4 y5 del 346).2. es decir las cuestiones sobre declinatoria de conocimiento se encuentran en la causal 1a que contiene cuatro supuestos. 1 La ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio. a. La acumulación de autos por razones de accesoriedad.. son cinco ordinales los cuales veremos a continuación: b.Derecho Procesal Civil I 54 Dra. y por último.3. regula esta cuestión previa aquellos casos en . Hemos tomado en cuenta la clasificación de Henríquez La Roche y de hecho los cuatro temas siguientes se han desarrollado en base a ella. a saber: a. lo cual puede ocurrir en los casos en que esa potestad te corresponda a otro órgano de la administración pública. Por litispendencia. pues consideramos que de esa manera es más fácil la comprensión procedimental de las cuestiones previas. La falta de jurisdicción del juez ante el cual se introdujo la causa.

lo que viene a asegurar las eventuales costas procesales y mantiene a las partes en una igualdad procesa!.1.3. etc. Porque el poder sea insuficiente.2.4. por no tener el carácter que se atribuye. b. nacerse llenado en el libelo los requisitos que Indica el artículo 340. b. esta cuestión previa atañe a la capacidad de postulación y ocurre cuando la persona que se presente como apoderado del actor no es abogado. Ejemplo de ello es el caso del menor de edad.2. el entredicho sometido a tutela.2. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ que existe falta de capacidad procesal. por no.4. o no tiene el libre ejercicio cíe la profesión. En materia mercantil se exime al demandante de caucionar por disponerlo así expresamente el Código de Comercio. encontrarnos: b.2. a menos que posea en el país bienes de cantidad suficiente”. Dentro de este ordinal encontramos contemplados cuatro supuestos. b. por ocupar un cargo en la administración pública que le impida e! ejercicio. 5.3 La ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado. Esta cuestión previa la puede proponer no solo el citado en forma ilegitima sino el demandado mismo o su apoderado. b. La falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio.2. b.2. defectos que acarrean que la demanda adolezca de vicios o sea incomprensible y a través de la alegación de esta causal se pueden subsanar o corregir.5.2. Porque el poder no esté otorgado en forma legal. y por último dentro de esta categoría de cuestiones subsanables. Por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78. b. Por no tener la representación que se atribuya. denominada por la doctrina cautio judicatum solvi. la cual viene a darle forma a la disposición contenida en el artículo 36 del Código Civil que establece que el demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar el pago de lo que pudiere ser juzgado y sentenciado.Derecho Procesal Civil I 55 Dra. .1. b. La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor por no tener la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio. por estar suspendido disciplinariamente del ejercicio. y b. El defecto de forma de la demanda.

La existencia de una condición.2. pero ello ¡o ampliaremos cuando nos corresponda tratar e¡ tema correspondiente a este grupo. d. La cosa juzgada.2. d. Dentro de las cuestiones previas que obstan la sentencia definitiva encontramos dos ordinales referidos a la exigibilidad de la obligación y a la existencia de la prejudicialidad. La prejudicialidad no es otra cosa que el juzgamiento sobre un punto. si la obligación que se pretende ejecutar es exigible por estar sometida a condición o a término.Derecho Procesal Civil I 56 Dra. o cuando solo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda. Anteriormente dijimos que las mismas tienen un doble régimen por que pueden ser propuestas o bien como cuestión previa o como defensas de fondo y su tramitación en uno y otro caso es distinta.10 y 11 y que vendrían a ser las excepciones de inadmisibilidad del código anterior. que interesa o compromete la decisión de un proceso. La caducidad de la acción establecida en la ley. d. Esta cuestión previa atiende.1. Dentro de ellas encontramos: d. Corresponden a las cuestiones previas contenidas en los ordinales 9. o plazo pendiente. c. CONSIDERACIONES GENERALES Siguiendo al magistrado Pedro Alid Zoppi podernos establecer una serie de tips sobre las cuestiones previas en general: . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ c.1. Cuestiones previas de inadmisibilidad. es decir. c. el cual debe hacerlo otro juez. al incluirla dentro de este grupo y no corno una de inadmisibidad. La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto. Con respecto a ésta cuestión previa existen muchas divergencias por el tratamiento que el legislador le dio.3 La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta. como antes dijimos a la exigibilidad del crédito.

10 y 11 son las únicas que tienen apelación. so pena de caer en la extinción del proceso. 351). 8. Las de los ordinales del 1 al 6 no requieren ser contestadas (arts. 350). 351 y 352) 2. 9. Las cuestiones previas de los ordinales 2 al 8 no tiene apelación. El silencio del demandante a las cuestiones previas del 2 al 6 equivale a contradecirlas. 3 Las de los ordinales 7 al 11 deben contradecirse expresamente o manifestar que se conviene en ellas (Art. Las del ordinal primero solo tienen el recurso de la regulación o bien de jurisdicción o bien de competencia. Se fija un plazo perentorio de cinco días para que el actor cumpla voluntariamente la sentencia que declare con lugar las cuestiones del 2 al 6. Las de los ordinales 9. El efecto suspensivo cuando son declaradas con lugar las de los ordinales 7 y 8. corrigiendo vicios errores y omisiones sin tener que tocar el fondo de la controversia Una vez resueltas las cuestiones previas la causa debe continuar depurada de cualquier vicio. Tiene también la importancia que es un procedimiento célere y que de manera ostensible han servido para que los procesos se agilicen. que no podrá intentarse de nuevo pasados 90 días (Art. no acarrean costas para el demandante (Art. 7. 355). Las de los ordinales del 2 al 6 subsanadas voluntariamente. . en cambio. IMPORTANCIA DE US CUESTIONES PREVIAS La importancia de las mismas estriba en el hecho que permiten depurar el proceso. 5. El lapso probatorio se abre de pleno derecho en el caso de que las de los ordinales 2 al 6 no se subsanen o cuando las del 7 al 11 se contradicen. en las de los ordinales 7 al 11 equivale a la admisión de las mismas. 354 y 271) 6. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 1. 10. 4. se difiere hasta la sentencia definitiva (Art.Derecho Procesal Civil I 57 Dra.

en lo atinente a las cuestiones previas..Derecho Procesal Civil I 58 Dra.) Todo lo demás -aún cuando se enfrenten dos órganos de jurisdicciones nacionales diferentes..c de la jurisdicción (la falta de ella) y !a falta de competencia. que igualmente son conceptos que aún los legisladores tienden a confundir y en algunos casos los utilizan como sinónimos. que sobre las mismas ha realizado el autor Henríquez La Roche y expuesta en el tema anterior. Pedro Alid Zoppi cuando habla de ésta cuestión previa dice ". Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 5 CUESTIÓN PREVIA SOBRE DECLARATORIA DE CONOCIMIENTO El programa de estudio se ha dividido. 2) cuando corresponda a un órgano o ente de la administración pública nacional (. pero no dentro de él. puesto que la misma tiene como supuestos tanto la falta de jurisdicción como la de competencia.es ahora problema de competencia y así es tratado tanto en la tramitación como en sus efectos y consecuencias" Por otro lado Duque Corredor nos dice que la cuestión previa de falta de jurisdicción solo puede presentarse fuera del poder judicial nacional. lo que puede ocurrir en dos supuestos: 1) cuando el asunto corresponda a un tribuna! extranjero. esto tiene su razón de ser en el mismo ::' :s". En Teoría General del Proceso les enseñaron que jurisdicción y competencia son dos conceptos completamente distintos pero. siguiendo la clasificación.. La falta de jurisdicción soto se da cuando . Dentro de esa clasificación encontramos que la cuestión previa contenida en e! ordinal 1o del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil la denomina éste autor como cuestión previa sobre declaratoria de conocimiento.. la falta de jurisdicción es la incapacidad o inhabilidad legal y absoluta para que nuestro poder judicial conozca de determinados problemas que ameritan ser resueltos o dirimidos.

va dirigida a controlar el presupuesto procesal de la capacidad objetiva del juez escogido por el actor para la resolución de la controversia. a través de Valera Motor's.) Veámoslo con un ejemplo: El gerente de una empresa vendedora de vehículos demanda la resolución del contrato de venta con reserva de dominio ante el juez del lugar donde debió ejecutarse ¡a obligación de pagar. la . Mario Pesci-Feltri dice que la falta de jurisdicción tiene como finalidad negarle al juez escogido la posibilidad de hacer uso de la función que íe es propia: la jurisdiccional. pongamos que en Trujillo. La Incompetencia plantea. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ el juez carece de ella. que sería entonces problemas de competencia.C.Derecho Procesal Civil I 59 Dra. no cuando se discute sobre los limites de poderes de los jueces venezolanos entre si. o bien por que exista litispendencia o conexión con otra causa. por su parte. a) Porque carezca de jurisdicción. con una copia certificada del contrato demanda por Maracaibo. Esta cuestión previa. entonces. Capacidad objetiva que puede faltar. cuando le corresponde conocer del asunto a un juez extranjero o a la Administración Pública. objeto y título (artículo 61 de! C. ya sea porque carece de competencia por el territorio. carece de la necesaria para resolver en concreto la controversia planteada. o sea. conexión o continencia. o bien por que la cuestión planteada sea asunto de otro órgano de la administración pública o bien por que le corresponda conocer a un juez extranjero. el problema de la capacidad especifica del juez escogido para la resolución de la controversia. o por la materia. o c) Porque exista litispendencia o deba acumularse a otro juicio por accesoriedad. De las dos primeras hablamos anteriormente.P. por lo que teniendo él la general de ejercer la actividad jurisdiccional. b) Porque sea incompetente. pero ocurre que el apoderado de la empresa. lugar donde el comprador tiene su domicilio. veamos la última: Litispendencia existe cuando entre dos causas que están cursando en tribunales diferentes o aún en el mismo tribunal pueda existir identidad absoluta entre sujetos. o por la cuantía.

aunque el titulo sea diferente. la resolución del contrato de venta del vehículo. ordenando la extinción de ésta última causa. la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por ese mismo incumplimiento. e identidad de título: el contrato de venta con reserva de dominio. La primera. o Acumulación por accesoriedad. . para que el juez resuelva la misma. o Acumulación por conexión: Se puede decir que existe conexión entre dos o mas causas existe relación. tal y como lo estipula el artículo 48 en materia de fiadores o de garantía y en cualquier demanda accesoria. para que una sola sentencia se pronuncie sobre ambas. pues su solución depende de que se declare con lugar o no la primera.Derecho Procesal Civil I 60 Dra. pero a la inversa no puede ocurrir. b) Identidad de personas y título. a través de copia certificada del mismo. la genérica está regulada por el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil que establece cuatro ordinales: a) Identidad de personas y objeto. sería la causa petendi. aunque el objeto sea diferente. Esa conexión puede ser genérica o específica. Existe entonces identidad de sujetos: ía empresa vendedora y el comprador.. de allí que ambas causas deban acumularse en una sola. si hay incumplimiento entonces procederá el pago de los daños y perjuicios. Se da este caso de acumulación cuando entre dos causas existe subordinación por e! título.. está última es accesoria de la anterior. es decir. en las cuales no puede declararse con lugar lo accesorio sin haberse pronunciado sobre lo principal!. dice Bello Tabares. Cuando al demandado lo citan en la segunda de las causas debe plantear la cuestión previa de la litis pendencia y acompañar a la misma los elementos de prueba de la existencia del otro proceso. por tener en común dos o mas elementos que la componen. Si se demanda la resolución de un contrato por incumplimiento en un tribunal y en otro. objeto. identidad de objeto. bien sean sujetos. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ resolución del mismo contrato. Ejemplo. es decir. Se puede presentar. o título (causa petendi).

la reconvención. o Acumulación por continencia. Ejemplo. de allí esa denominación. PROCEDIMIENTO La alegación de esta cuestión previa contenida en el ordinal 1° del 346. cuando se den las circunstancia contenidas en tos artículos 59. más amplia que la otra llamada contenida deba absorber a la segunda. en vez de contestar la demanda.2. a. dice el articulo 348 del citado código. veámoslos: a) Falta de jurisdicción: a. hay una causa continente. en e! mismo acto. y que parece el más gráfico de todos. Con la administración publica. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ c) identidad de titulo y objeto. en el cual se deberán acumular todos: demás juicios que se tengan contra el fallido. es decir. y d) Identidad de título. sin necesidad de analizar la existencia de los elementos anteriores. aunque sean diferentes las personas y el objeto. de oficio en cualquier estado e instancia del proceso. Existe identidad de sujetos e igualmente una identidad parcial entre los objetos.C. Esta circunstancia se da cuando el objeto de una causa abarca el objeto de la otra. A modo de ejemplo podemos dar el que Bello Tabares menciona en su obra.. con un juez extranjero: . salvo los casos laborales.Derecho Procesal Civil I 61 Dra. deberá ser realizada dentro del lapso del emplazamiento. e igualmente deberán proponerse todas las cuestiones previas a que hubiere lugar en forma acumulativa. 60 y 61 del C. o causa petendi. competencia y litispendencia. La conexión específica o calificada soto se produce cuando está específicamente estipulada por la ley. sin permitirse después ninguna otra. está contenido en el juicio universa) de quiebra. o calificada jurídicamente.P. aunque las personas sean diferentes.1. con excepción de la falta de jurisdicción.

el demandante tendrá la oportunidad de traer sus elementos probatorios tendientes a desvirtuarla.la última parte del artículo 47. de oficio y en cualquier estado e instancia del proceso. al vencimiento del lapso del emplazamiento. sólo como cuestión previa.Derecho Procesal Civil I 62 Dra. en los demás casos fuera de la antes dicho. aún de oficio. Por la materia y el territorio. b. es decir.. RECURSO La decisión del tribuna! sobre esta cuestión previa sólo será impugnable mediante la solicitud de Regulación de la Jurisdicción o de la competencia.C. en los demás casos.1. b.P. DECISIÓN El artículo 349 del C. mientras no se haya dictado sentencia en primera instancia. a Instancia de parte. según sea el caso y . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ a.2. los cuales deberán ser presentados por el demandado que alego la cuestión previa en el momento de su oposición. las causas en que debe intervenir el Ministerio Público. dentro de esos cinco días que da la ley para decidir. Por el territorio.3. y por deducción lógica. el juez decidirá las mismas en el quinto día siguientes.2.1. en los casos previstos en. no existe articulación probatoria alguna puesto que fa norma en comento expresa que el juez las deberá resolver ateniéndose Únicamente a lo que resulte de autos y de los documentos presentados por las partes. b) Falta de competencia: b.2. establece que alegadas las cuestiones previas del ordinal 1o del 346. Por el valor. En este caso. de oficio en cualquier estado e instancia del proceso.2. pero se debe indicar cuál es el tribunal que se considera competente. en cualquier momento de la 1a instancia. cuando el objeto de la demanda sean bienes ubicad en el extranjero. el cual debe dejarse transcurrir íntegramente para las actuaciones posteriores.. a.

a. y. entonces esos cinco días no empezaran a computarse sino al día siguiente de constar en actas la notificación de la última de las partes intervinientes en el proceso. EFECTOS Para analizar los efectos de la decisión sobre la cuestión previa de! ordinal 1o. el proceso se suspende hasta tanto el Tribunal Supremo decida.C 1. debemos tomar en cuenta varios elementos: Si la cuestión alegada es falta de competencia o de jurisdicción. el proceso continua. Además de la regulación de jurisdicción. será dentro de los cinco días de despacho siguientes a la decisión de! tribunal. a. 1. el efecto es la extinción del proceso. por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia.2. Si la Sala confirma la decisión del Tribunal. por tratarse de jurisdicción y tener la consulta obligatoria ante la Sala Político-Administrativa. Debemos analizar si el demandado solicitó o no la regulación. según el caso.63 y 64 del C. Si la Sala revoca la decisión de! de instancia. Si no la solicitó. . ocurre cuando el juez reafirma su jurisdicción.P. habrá lugar a la consulta obligatoria de conformidad con el artículo 59 eiusdem. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ se regirá perlas disposiciones del Artículo 62 y siguientes de! C.P. 1. dentro de una u otra si fue declarada con lugar o sin lugar.Derecho Procesal Civil I 63 Dra. Artículos 62.C. No tendrán nunca apelación. PRIMER SUPUESTO: SIN LUGAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN Si es declarada sin lugar la falta de jurisdicción.1. si salió en término puesto que si no se hará necesario notificar a las partes. en cuanto el tribunal de instancia reciba el expediente y se le de entrada en el mismo. a. La oportunidad procesal para oponer el recurso de regulación de la competencia o de la jurisdicción.

entonces el proceso continuará. en cuyo caso el proceso se extingue. Igualmente. presentándose varias hipótesis: 1. a Si no se solicitó la regulación de la jurisdicción y por ende teniendo consulta obligatoria.2. el proceso se suspende hasta que la Sala Político Administrativa decida. SEGUNDO SUPUESTO: Cuando el juez declara con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción. a. 1. Si solicitó la regulación entonces los efectos serán iguales a lo antes expuesto. debemos diferenciar si se solicitó o no la regulación de la jurisdicción. En este caso. existen dos supuestos: PRIMER SUPUESTO: que el juez haya declarado sin lugar la cuestión previa de falta de competencia. Que confirme la decisión del tribunal de instancia. remitiéndose copla al Tribunal Superior para que resuelva. a. . b. en el momento que recibidos los autos del Tribunal Supremo. 1. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 1. el tribuna! de instancia le de entrada de nuevo al expediente. Veamos los casos sobre competencia Se recurre a través del recurso de regulación de la competencia interpuesto por ante el Tribunal que dictó la decisión. Que se revoque ¡a decisión del de instancia. dentro de los cinco días siguientes a ésta.Derecho Procesal Civil I 64 Dra. Que no se solicite la regulación de la competencia. a 1. suspendiéndose mientras tanto el curso de la causa. que el juez reafirma su competencia para conocer. en este caso la decisión quedará firme y eentonces se deberá contestar dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la sentencia adquirió firmeza. pudiendo entonces ocurrir dos cosas 1. quiere decir por tanto. pues en ese caso la decisión se refiere a que el juez considera que realmente no tiene jurisdicción.

en ese caso se suspende el proceso y se remite al Superior. Que se haya solicitado la regulación de la competencia. en cuyo caso la contestación de la demanda se debe verificar dentro de los cinco días siguientes en que las copias que contienen la decisión del Superior sean agregadas al expediente de la causa. y en consecuencia lo declara competente para seguir conociendo. 2. a Que no se solicite la regulación de la competencia.Derecho Procesal Civil I 65 Dra. pudiendo a su vez ocurrir dos cosas. Veamos las hipótesis que se pueden presentar: 2. .C). Puede. b. en cuyo caso la decisión dictada quedará firme y se pasará el expediente al juez declarado competente. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 1. donde se deberá contestar la demanda dentro de los tres días siguientes a aquel en que se le haya dado entrada en este nuevo Tribunal. 1. Que el superior revoque la decisión del de primera Instancia.2. En este caso el Tribunal Superior puede resolver dos cosas. b.P. b Que se solicite la regulación de competencia.2.1. SEGUNDO SUPUESTO: que el tribunal ante quien se interpuso la cuestión previa la declare con lugar en cuyo caso considera que el competente para conocer es otro juez. 1. En este caso la contestación de ía demanda deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se reciba la decisión del Superior (ordinal 1o del 358). {Ordinal 1odel 358y 75 del C. b. igualmente. declarándolo por ende incompetente y fe asigna competencia a otro tribunal. a saber: 2 b 1 Puede confirmar la decisión del de instancia en cuyo caso se deberá contestar la demanda dentro de los tres días siguientes a aquel en que el Tribunal declarado competente te diere el curso de ley a esa causa: 2. Que el Superior confirme la decisión del de instancia. b. En este caso la contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los tres días siguientes a aquel en que reciba el expediente del tribuna! declarado incompetente y le de el curso legal {Artículo 75). revocar la decisión.

la contestación tiene un lapso mas largo (5 días). cuando se reafirma la misma. que en los casos en que es declarada la incompetencia del tribunal y como consecuencia de ello el expediente debe irse a otro tribunal. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Como dato curioso es de hacer notar que en tos casos de competencia.Derecho Procesal Civil I 66 Dra. . (3 días).

Establece éste artículo que "Son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. En el caso en que padre y madre hayan fallecido.". La denominación que este autor les da a este conjunto de cuestiones previas deviene de la facultad que concede la ley al actor o demandante de subsanar o corregir en forma voluntaria los errores que Ha cometido en la demanda y que le ha indicado el demandado cuando propuso la cuestión previa. la interdicción civil. Esta cuestión previa está relacionada con la capacidad de las personas para actuar en el proceso y se concatena con lo establecido en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil. es decir. sometidos a patria potestad. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 6 LAS CUESTIONES PREVIAS SUBSANABLES NOCIONES GENERALES Acogiéndonos a la clasificación establecida por Ricardo Henríquez La Roche encontramos en la segunda de ellas las relativas a las cuestiones previas subsanables y son las contenidas en te ordinales del 2 al 6 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. es decir. las cuales pueden gestionar por si mismas o por medio de apoderado.. la de los mayores de edad que se encuentren en estado -habitual de defecto intelectual. Por tanto. que no exista en ellos los que los romanos denominaban "capitis diminutio”. En el primero de los casos. en el caso de los menores de edad. comparecerán en juicio representados por el padre o la madre en el ejercicio de la patria potestad. que establece la capacidad procesal. Vamos analizarías separadamente: Ordinal 2o: "La ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio".Derecho Procesal Civil I 67 Dra. la representación la asumirá el tutor designado o bien por el Tribunal competente o bien por . es decir.. para actuar en juicio la persona demandante debe estar en pleno goce de sus derechos civiles.. el de los menores de edad. en los casos de los menores huérfanos de padre y madre.

P. estarán en juicio por medio de las personas que actúan por ellas o a las cuales los asociados o componentes han conferido la representación o la dirección. en donde la representación del curado no la asume este en forma plena. En el caso de los bienes embargados o sometidos a secuestro. las asociaciones y los comités sin personalidad jurídica. De igual forma. (artículo 541. sus estatutos o sus contratos: De modo que si una persona jurídica va a demandar deberá hacerlo a través de dicha persona. En los casos en que esté involucrada la comunidad conyugal cuando la demanda verse sobre bienes en que deben actuar ambos cónyuges. de acuerdo con el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil. De allí que. puesto que si la demanda la introduce cualquier otro socio que no este facultado para ello.Derecho Procesal Civil I 68 Dra. Ordinal Tercero: "La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor.C.) y así como éstas existen otras disposiciones que establecen algo similar. pues éste le completa su capacidad. Dentro de este concepto debemos hacer mención a la figura de la cúratela. En los casos de persona jurídica. dice el artículo 139 del C. pueden actuar en juicio por medio de sus representantes según la ley. entonces debe estar provisto de un curador y la demanda la introduce el menor emancipado con la debida asistencia del curador. 5o del C. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ designación voluntaria de los padres en escritura pública o en testamento.P. entonces la legitimación la tiene ambos. y en el caso de las mayores de edad sometidos a interdicción la representación fa asumirá el tutor designado por el órgano judicial en el juicio de interdicción. entonces procede la promoción de ésta cuestión previa. Ord. según lo establece el artículo 168 del Código Civil.C. la legitimación la tiene el depositario judicial. por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes . las sociedades irregulares. sino que en estos casos el curador debe asistir al curado puesto que éste lo que hace es completar su personalidad. (Articulo 307 del Código Civil). si un menor emancipado por haber contraído nupcias va a demandar por divorcio a su otro cónyuge.

'. si no es abogado. o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la ley o en virtud de contrato. debe hacerse asistir o representar. que según vimos anteriormente solo poseen quienes tienen el título de abogado debidamente otorgado por una universidad nacional o que haya revalidado su titulo si lo obtuvo en el extranjero (Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Abogados Igualmente procede la cuestión previa cuando el abogado que se presente por el actor haya sido suspendido de! ejercicio profesional por una sanción disciplinaria .. conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados " estableciendo ésta última en su articulo 3 que "para comparecer por otro en juicio. que contempla el mismo presupuesto contenido en el ordinal anterior con respecto a la capacidad procesal. por uno.". verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía.Sin embargo.. Tiene que ver este supuesto con lo contenido en el articulo 166 del Código de Procedimiento Civil que establece: "Solo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio. por ellos decimos que lo que se discute aquí no es si el actor tiene capacidad procesal para actuar en juicio.. deberá nombrar abogado para que lo represente o asista en todo el proceso. solo que en este caso la capacidad que se discute no es la de la parte material en el proceso sino la de su representante judicial. si la persona que se presenta por el actor en el proceso tiene la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio. come demandado.Derecho Procesal Civil I 69 Dra.. quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor. sino la falta de postulación. es decir. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ en juicio: o por no tener la representación que se atribuya.. o porgue e! poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente". se requiere poseer el titulo de abogado. Analicemos estos supuestos por separado: Primer Supuesto: La falta de capacidad para ejercer poderes en juicio. el articulo 4 reza que '. como dice Pesci-Feltri. evacuar consultas. Son tres los supuestos que contiene éste ordinal. De todas estas normas transcritas podemos evidenciar que para actuar en juicio la parte en el proceso... Igualmente. en ejercicio de lo que se llama el ius postulando.

en el lugar donde el instrumento se haya autorizado". examinando cuidadosamente las facultades conferidas en el poder. el poder no puede ser . Por ejemplo para aquellas causas personalísimas.. Esta causal deberá ser examinada por el juez en cada caso.. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ de! Colegio de Abogados donde esté inscrito o cuando esté comprendido en los casos de excepción contenidos en el artículo 12 de la Ley de Abogados. El artículo 1357 del Código Civil. mientras que en éste se da cuando el que se presenta por el actor.por que el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente". como divorcio.C. la otra circunstancia es la de la insuficiencia del poder.... La ineficacia del poder tiene que ver con lo estipulado en e¡ articulo 151 del C. Segundo supuesto: ".con las solemnidades legales por un Registrador.. o bien que sea ineficaz o. inquisición de paternidad.P. haciendo una interpretación en contrario de la norma antes transcrita. difiere al visto anteriormente en el ordinal 2°. si el que se presenta como representante de otro no posee esa representación y en el caso de persona jurídica. Aquí se contemplan dos situaciones que pueden existir en e! poder. Es decir. Esta representación puede ser por mandato legal o convencional. Tercer Supuesto: ".Derecho Procesal Civil I 70 Dra.Por no tenerla representación que se atribuya”. al establecer que es el otorgado ".. pues en aquel caso e! que se presenta al juicio no tiene la capacidad necesaria para hacerlo. igual. todo poder que no fuere otorgado en forma pública o auténtica es ineficaz. nos dice que debe entenderse por documento público o autentico. Ahora bien.. es una persona distinta a la que la ley o el contrato faculta para hacerlo. Legal ocurre cuando una norma instituye esa representación en el caso de personas naturales. El supuesto contenido en este caso. que sea insuficiente.)No será válido el poder simplemente reconocido. aunque sea registrado con posterioridad". por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública. que textualmente dice: "El poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o auténtica (.

Ordinal Quinto: "La falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio" Esta cuestión previa tiene su fundamento en e! artículo 36 del Código Civil que establece la obligatoriedad para toda persona que no tenga domicilio en el país de afianzar lo que pudiera ser juzgado y sentenciado. cuando en los estatutos sociales se determina que la representación legal la tendrá soto el Presidente de la Junta Directiva. naturales o jurídicas. como aquel lugar donde se tenga el asiento principal! de los negocios e intereses. El primero es el hecho indubitable de que el demandante no tenga domicilio en el país y para ello debemos recordar el concepto de domicilio. y cuya fundamentación estriba en el asegurarte al demandado las costas procesales..Derecho Procesal Civil I 71 Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ general. no sirve para actuar judicialmente. no hace mención a si es nacional o extranjero. La ilegitimidad podrá proponerla tanto la persona citada como el demandado mismo.." La norma comentada había de! demandante no domiciliado en Venezuela. Si la citación es practicada de esa manera. o su apoderado" Ocurren estos casos con frecuencia. sino especial es decir otorgado para ese proceso en específico.. como garantía de responsabilidad procesal en caso de sucumbir en su pretensión. alegarla cuestión previa de la ilegitimidad. por ello diferimos de! criterio de Ricardo Henríquez quien opina que esta cuestión previa procede en el caso de ". cuando la demandada sea una persona jurídica y se solicita la citación de la misma en una persona natural que no tiene el carácter que se le está atribuyendo en la demanda. Por ejemplo. por lo que opinamos que la misma procede no solo para el caso de los extranjeros sino también en de los nacionales que no tengan en el país el asiento principal de sus negocios e intereses. cuando se demanda a una empresa y se solicita la citación en la persona de su Gerente.personas extranjeras. Ordinal Cuarto: "La ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado por no tener el carácter que se le atribuye. Este principio del derecho civil denominado por la doctrina como la cautio judicatum solví Presenta dos supuestos para su procedencia. Un poder para asuntos administrativos. podrá el demandado mismo o bien la persona que se citó por error. para poder impetrar demanda en Venezuela. ..

La norma contenida en el artículo 434 eiusdem. establece que sí el demandante no hubiese acompañado su libelo con los documentos en que la fundamenta (ordinal 6o del 340) no se le admitirán después a menos que hubiese señalado la oficina o el lugar donde se encuentren. o por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78” Como observarán el ordinal contiene dos supuestos: El primero se refiere a los defectos de forma del libelo por no cumplir con los requisitos del artículo 340. De allí que le corresponderá al demandado analizar si opone ¡a cuestión previa. El segundo supuesto se refiere a ¡a acumulación prohibida del articulo 78 del C. tiene en territorio venezolano suficientes bienes como para asegurar las resultas de su demanda. en ese caso. no sería objeto de oposición de la cuestión previa contenida en este ordinal. en nuestra opinión no son susceptibles de oponerse como cuestión previa. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ El segundo supuesto que trae la norma es que no posea en Venezuela bienes en cantidad suficiente como para garantizar lo que pudiere ser juzgado. Nos referimos específicamente si hecho de la omisión a indicarse el domicilio procesal.Derecho Procesal Civil I 72 Dra. en consecuencia si la persona que viniere a demandar en el país. Es necesario decir que el Código de Comercio señala en su artículo 1.P.C que prohíbe acumular en una misma demanda acciones que se excluyan . Ordinal Sexto: El defecto de forma de la demanda por no haberse llenado en el libelo los requisitos Que indica el artículo 340. es !a referida a !a consignación de los documentos fundantes de la acción con el libelo de la demanda. puesto que el artículo 174 establece en su pare in pie la sanción que no es otra que la posibilidad de fijarse las notificaciones a efectuar en la Cartelera del Tribunal. corriendo e! riesgo el demandante omiso de que se le pasen los lapsos para interponer cualquier recurso por no darse cuenta de la misma. Algunos de estos requisitos cuando no se cumple con ellos acarrean un tipo de sanción distinta que.102 que " En materia comercial no está obligado el demandante no domiciliado en Venezuela a afianzar el pago de lo que fuere juzgado y sentenciado". La otra. o si contesta la demanda para no darle oportunidad al demandante de subsanar el error y traer esos documentos al proceso.

dentro de tos cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento. Veamos cual es el procedimiento 8 seguir. se subsana haciendo comparecer al demandante legalmente asistido o representado. corresponda su conocimiento a otro tribunal o cuando los procedimientos de las dos pretensiones fueren incompatibles. pero esa oposición de cuestiones previas a que haya lugar. a menos que las miomas se hayan propuesto una subsidiaria de la otra. Esa subsanación ¡a deberá hacer el demandante.. corrigiendo los vicios u omisiones que le hubieren alegado. Sí se trata de la ilegitimidad del actor por carecer de capacidad necesaria para comparecer en juicio. el voluntario y el coercitivo. Las mismas se deberán proponer mediante escrito. Oportunidad: Esta es la misma que existe para contestar la demanda. ordinal 2o. Igualmente. por escrito. en virtud del principio de la escritura que rige todavía en el proceso civil. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ mutuamente. al igual que la forma de hacerlo para luego analizar los dos procedimientos de subsanación. para distinguido de la diligencia. en cuanto a la subsanación voluntaria. o del apoderado debidamente constituido o ratificando en autos el poder conferido y los actos realizados con el poder defectuoso. si las pretensiones son contrarias entre sí. sustituye a la contestación. se subsana con la comparecencia de! representante legítimo de! actor. en horas y días de despacho y siempre y cuando no se hubiere contestado la demanda. puesto que el artículo 346 dice que el lapso para oponer las cuestiones previas en general es el mismo emplazamiento que se da para contestar la demanda. Verbigracia. . en la forma que se indica en el artículo 350 del C. Subsanación Voluntaria. La del ordinal 3o. ni aquellas que por razón de la materia.Derecho Procesal Civil I 73 Dra. no se puede demandar el cumplimiento de un contrato y a la vez su resolución.C. siempre y cuando los procedimientos no sea incompatibles. PROCEDIMIENTO En cuanto al procedimiento debemos analizar cuál es ¡a oportunidad procesal para oponerlas.P.

se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días en los cuales se deberá promover y evacuar las pruebas. y. mediante la corrección de ¡os defectos señalados al libelo de la demanda. Efectos de la decisión sobre las cuestiones previas. sin necesidad de decreto o providencia del juez. puesto que la .. Contradicción. los cuales podrán hacerse mediante diligencia o escrito ante el Tribunal. No subsanación. el proceso se suspende hasta que el demandante subsane dicho defecto u omisión. en el tiempo antes señalado. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ La del ordinal 4o.Derecho Procesal Civil I 74 Dra. Cuando la misma es declarada Con lugar. pronunciamiento éste que por no tener un lapso previsto expresamente en la ley. de pleno derecho. del 16-11-01.. emita un pronunciamiento donde determine si la parte subsanó correctamente o no el defecto u misión imputado en el libelo. y el Tribuna! deberá resolverlas en el décimo día siguiente a! último de aquella articulación. si la decisión salió en término. es necesario dejar claro que estas cuestiones previas no tienen recurso alguno. La del ordinal 6o. Es necesario que el Tribunal. sin que el demandado considera que la misma no está subsanada debidamente. Pero. pero esa suspensión del proceso no es indefinida. J.. Para establecer los efectos que produce la decisión dictada por el Juez. o desde la constancia en autos de haberse notificado a todas las partes que intervengan en el proceso. Establece el artículo 352 que si el demandante no subsana voluntariamente las cuestiones previas.. se subsana haciendo comparecer al demandado mismo o su verdadero representante La del ordinal 5°. De esa manera. presentando al Tribunal la caución o fianza exigida para responder del juicio. sino que es solo por cinco días a partir del pronunciamiento del juez. en el caso que el demandado impugne o se oponga a la subsanación. no acarrea costas para la parte demandante." Sentencia de la Sala Civil del T. S. Nº 363. y al cual le serán aplicables los mandatos de los artículos 252 y 276 ejusdem. deberá ser emitido dentro de! plazo consagrado en el articulo 10 del Código de Procedimiento Civil. qué sucede cuando esa subsanación voluntaria no es ciara y precisa. es decir.

la contestación de la demanda deberá realizarse dentro de tos cinco días siguientes a la decisión. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ consecuencia de ausencia de subsanación coercitiva. produciéndose tos efectos del artículo 271. que la demanda no puede volverse a proponer sino pasados 90 días de declarada esa extinción. ordenada por e! Tribuna! mediante la sentencia dictada.Derecho Procesal Civil I 75 Dra. Declarada Sin lugar las cuestiones previas. es la extinción de! proceso. es decir. como consecuencia lógica de la falta del recurso de apelación. .

346. sino que atañen directamente al derecho deducido y provocan no una paralización del proceso. según sea el caso. Será de fondo. ya desde el código anterior. sino una suspensión temporaria a la exigibilidad de la pretensión y constituye no un defecto del proceso. y a veces de inadmisibilidad". Las denomina de esta manera Rengel-Romberg. mediante esta cuestión previa no se niega la existencia de la obligación. Por ello. clasificación esta en la que incluye la del ordinal 9o. o resuelva la cuestión prejudicial. la sentencia que declare sin lugar la excepción hará exigible desde luego la obligación. sino del derecho reclamado y una limitación temporal del mismo. puesto que las mismas no son atinentes al proceso. que era de estricto rigor jurídico la alegación de una condición o de un término pendiente es a veces una excepción de fondo. por extemporánea su exigibilidad. o se termine el plazo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMAN0 7 CUESTIONES PREVIAS QUE OBSTAN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA NOCIONES GENERALES Estas cuestiones previas contenidas en los numerales 7 y 8 del Código de Procedimiento Civil y son denominadas por Arístides Rengel-Romberg como cuestiones atinentes a la pretensión. puesto que solo se invoca una circunstancia que lo limita o suspende en el tiempo. . y la supuesta dilatoria habrá solución a la cuestión de fondo al causar cosa juzgada sobre lo principal del pleito. En un caso. que trata de la cosa juzgada. que dice: "La existencia de una condición o plazo pendientes" Sobre esta cuestión previa la doctrina patria ha tenido muchas discusiones. CUESTIÓN PREVIA DEL ORDINAL 7o Veamos la primera de ellas y es la constituida en el ordinal 7o del Art.Derecho Procesal Civil I 76 Dra. cada vez que el demandado convenga en la exigencia del crédito reclamando y objete únicamente. Arminio Borjas decía. que afecta la pretensión misma. de allí que la cuestión previa no paraliza el proceso sino que detiene el pronunciamiento de la sentencia definitiva hasta que se cumpla la condición. al comentar esta cuestión previa.

No tiene. sino tan solo la falta de vencimiento del término. En el código del 86 el legislador no modificó la norma establecida en el ordinal 5o del articulo 248 del código derogado. a llevar todo un proceso hasta el final con la subsecuente condenatoria en costas en la incidencia. es inconcebible que se obligue a! demandado a sostener un . debiendo además soportar los costos del proceso no querido ni provocado por el demandado. al igual que varios autores como Pesci Feltry y algunos otros estudiosos del derecho. Analicémoslo: cuando una obligación esta sometida a término. cuya obligación aun no es exigible. ese crédito no es exigible hasta tanto no se haya vendido el mismo y al no ser exigible el derecho subjetivo invocado. para esperar. para intentar la acción. antes la sentencia definitiva. el interés jurídico actual que exige el artículo 16 del Código Procedimiento Civil. como dice Pesci Feltri. no puede existir controversia acerca de la pretensión propuesta. que con esta cuestión previa se violenta el derecho de defensa y por ende la disposición es inconstitucional e igualmente adolece de inutilidad procesal. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Cuando la alegación de la condición o plazo pendiente no implique el reconocimiento del derecho demandado. por violar el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. cualquier modificación que se hubiera podido hacer a la norma referida. no tiene ninguna lógica que se someta al demandado.Derecho Procesal Civil I 77 Dra. o el incumplimiento de la condición indispensable para la admisión de la demanda entonces no es de fondo sino de in admisibilidad. Esta obligado a defenderse en contra de su voluntad. ya que el deudor puede siempre cumplir con su obligación en el momento que el derecho invocado se haga exigible. por tanto. que el plazo se cumpla. "eliminando así. Consideremos. si tomamos en cuenta que siendo la condición suspensiva la obligación aun no ha nacido. Por consiguiente. en el sentido de permitir la oposición de esta cuestión previa únicamente cuando ella fuera referida al derecho de acción". dice Pesci Feltry. La inconstitucionalidad señalada es aun mayor cuando se trata de la condición pendiente.

del código italiano. En nuestra opinión. la clasificamos de ser muy acertadas. donde si funciona. Consideremos que debía haberse incluido esta cuestión previa dentro de la categoría de las inadmisibles y produciría como efecto la extinción del proceso. Rengel-Romberg y Henríquez La Roche. La inutilidad procesal surge del hecho siguiente: si es declarada con lugar la cuestión previa del plazo o la condición pendiente. en cambio. solo el tribunal debe dictar sentencias cuando la parte interesada demuestre que se cumplió la condición o llegue al cumplimiento del plazo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ proceso derivado de una pretensión inexistente por estar el derecho que le sirve de apoyo sometido a condición. si hubiesen aparecido algunas otras defensas ¿podrá proponerlas? La respuesta es no. Cuando ello ocurra. donde se paralizará hasta que el plazo o la condición pendiente se cumpla. como puede no ocurrir por no darse la condición). lo que esta en suspenso es la eficacia de la misma hasta que la condición se dé. CUESTIÓN PREVIA DEL ORDINAL 8o La prejudicialidad: La clasificación que han dado los tratadistas venezolanos mas relevante en la actualidad. ya que las misma no se refieren ni a los sujetos ni a la acción sino a la pretensión e igualmente obstan a la sentencia definitiva puesto que depende que se .Derecho Procesal Civil I 78 Dra. la norma dice que se continuará el procedimiento hasta llegar al estado de sentencia. ya que su lapso precluyó. anteriormente excepción dilatoria. Estando el proceso paralizado ¿deberá entonces notificarse a la otra parte? o ¿se dictara sentencia sin que se realice la notificación? Entonces. puesto que para ellos la obligación condicional sí nace desde el momento en que se contrae. (puede pasar poco tiempo como pueden transcurrir años. al redactarse el Código no se dieron cuenta los legisladores que el concepto de obligación condicional nuestro fue tomado del derecho Francés donde se conceptúa que la obligación no ha nacido si la condición a la que esta sujeta no se ha dado (artículo 1197 del Código Civil). tomaron este modelo de cuestión previa. de "atinentes a la pretensión" y "que obstan la sentencia definitiva" para estas dos cuestiones previas.

mientras aquella no haya sido resuelta por sentencia definitiva. Alegar la sentencia de una cuestión prejudicial significa alegar una defensa de fondo que debe ser sustanciada y resuelta con el procedimiento establecido para este género de defensas. El silencio se entiende como admisión de las mismas. finalizado este. Consideramos. igualmente. 2. Hoy en día está estatuida en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal donde. PROCEDIMIENTO Opuesta la cuestión previa a que se refieran estos dos ordinales dentro del lapso emplazamiento. dentro de las defensas perentorias que deben alegarse en la contestación de la demanda. Entonces son tres las actitudes que puede tomar el demandante: 1.O manifiesta que conviene de ellas. tiene el actor cinco días para manifestar si conviene de ellos o si la contradice. de allí que se considera que son atinente a la pretensión. Puede haber prejudicialidad en materia civil de una cuestión penal.. igual que con la anterior que se debe haber propuesto esta cuestión previa. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ resuelva la cuestión prejudicial planteada y que se cumpla el termino o se de la condición. entonces el juicio continuará hasta llegar al estado de dictar sentencia.Si obsta por la primera hipótesis. no se decidiera la civil que se haya intentado separadamente. 3. para que se pueda sentenciar el proceso...O guarda silencio 1.O las contradice. que es la regida por el articulo 6 del código de enjuiciamiento criminal que establecía que pendiente la acción penal. se plantea la prejudicialidad que deviene en la proposición de la demanda de nulidad de uno de los dos matrimonios. en un proceso distinto al que se esta ventilando y que debe influir en la decisión del mismo. pude haber prejudicialidad civil en el proceso penal como en el caso de la bigamia. en cuyo estado se suspenderá hasta que el plazo o la condición ..Derecho Procesal Civil I 79 Dra.

2. según lo que establece el articulo 352 del Código de Procedimiento Civil. puesto que el proceso no se suspende sino al llegar a la etapa de dictar sentencia. 3. hasta que se resuelva la cuestión penal o se cumpla el plazo.. es decir. decidiendo el tribunal en el décimo día siguiente al último de aquella articulación. en este caso el juez debe homologar el convenimiento tácito.Si opta por la tercera hipótesis: es decir que se guarda silencio sobre la cuestión previa opuesta. donde se paralizará en espera de que se resuelva la cuestión prejudicial o se cumpla el plazo o se de la condición.. La decisión tomada no tiene apelación alguna. entonces se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días. entonces el proceso continúa. o se dé la condición. donde se paralizará. tal como lo estipula el artículo 355. La tercera opción. 358 ordinal 3o).Si obsta por la segunda opción.Derecho Procesal Civil I 80 Dra. 3. b) Si se declara sin lugar la cuestión previa. debiendo entonces contestarse la demanda dentro de los cinco días siguientes. sin necesidad de decreto del juez. o se resuelva la cuestión prejudicial que deba influir en este proceso. debiendo el demandado contestar la demanda dentro de los siguientes cinco días a la resolución del tribunal (Art. con vista a las conclusiones que pueden presentar las partes. para promover y evacuar pruebas. es igual que la primera puesto que el legislador la asimiló al convenimiento de la cuestión previa planteadaa) Una vez sentenciada la cuestión previa pueden presentarse dos situaciones: a) Que sea declarada con lugar la cuestión previa: en este caso el proceso continuará hasta llegar al estado de sentencia. . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ pendientes se cumplan. que contradice la cuestión previa.

en la contestación de la demanda. cuando en su ordinal 3o dice al hablar de sus presunciones legales: "la . Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer (.C. 10. Estas cuestiones previas. o bien como cuestión previa." Los requisitos de procedencia en esta cuestión previa están determinados en el articulo 1395 C. para destruirla o desechada" y es en ese mismo fundamento.. 10 y 11 del articulo 346.11 DEL ART. y las razones. que no es otra cosa que la inmutabilidad o permanencia que la misma produce. tienen una doble manera de proponerse. conjuntamente con las del tema anterior: condición o plazo pendiente y prejudicialidad.P. defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar. donde se basa Ricardo Henríquez para incluirlas dentro de las de inadmisibilidad.Derecho Procesal Civil I 81 Dra. como dijimos en el tema Nº 4. la incluye dentro de la ultima clasificación..) las cuestiones a que se refieren los ordinales 9o. o bien como defensa perentoria de fondo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMAN0 8 CUESTIONES PREVIAS PREVISTAS EN LOS ORDINALES 9. en cambio Ricardo Henríquez. cuando éstas ultimas no las hubiere propuesto como cuestiones previas.. Funciona esa inmutabilidad sobre toda demanda que trata de volver a plantear aquello que fue juzgado y que tenga por ende las tres identidades con la nueva causa: identidad de sujetos.. NOCIONES GENERALES 1. tal como lo estipula el articulo 361 del C. es decir.-Ordinal 9: La Cosa Juzgada Antes de entrar en lleno a analizar ésta cuestión previa debemos hacer referencia obligada a que Rengel-Romberg la incluye como la tercera categoría de las cuestiones previas atenientes a la pretensión.P.C. Con esta cuestión previa se protege o se tutela la cosa juzgada de la sentencia definitivamente firme y la de su principal función.C: "En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte. o si conviene en ellas absolutamente o con alguna limitación. 345 DEL C. dice Rengel-Romberg que esa cuestión previa "se dirige contra la pretensión misma contenida en la demanda. de objeto y de causa. Por ello. dentro de las cuestiones previas de inadmisibilidad.

esta última parte para diferenciarla de la caducidad convencional. 69). 5 años. que sea entre las misma partes. la acción interdictal.. le agregó a esta disposición. etc. la ley ha querido desligarla de la caducidad legal como cuestión previa y por tanto deberá ser alegada como defensa de fondo al momento de la contestación de la demanda. toda norma que obste a la atendibilidad de una pretensión determinada.. como es la establecida en casi todas las pólizas de seguro para intentar la acción de cumplimiento de contrato y obtener el resarcimiento de lo asegurado. que la nueva demanda este fundada en la misma causa.: la acción de nulidad de un cónyuge sobre la venta realizada por el otro sin su consentimiento.Derecho Procesal Civil I 82 Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ autoridad que da la cosa juzgada" y luego dice el mismo artículo". Artículo 170 del Código Civil. cuando en un caso de divorcio se alega una causal distinta a las que el legislador tiene establecidas en el artículo 185 del Código Civil. . Es necesario que la cosa demandada sea la misma. dice Ricardo Henríquez. Ha querido el legislador. Este último caso lo vemos en forma clarísima. Ordinal 11: la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta Quedan comprendidas dentro de esta causal. y que están vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior".. ya sea por la causal que se invoca.. La caducidad contractual. artículos 782 y 783 de! mismo código. con esto diferenciar esos dos casos de caducidad. 1 año. es la que se puede proponer como cuestión previa: Ej. se establece normalmente un año después de ocurrido el siniestro. Ordinal 10: la caducidad en la acción establecida en ia lev El Código de Procedimiento Civil. la autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de sentencia. solo la que esta establecida en la ley. ya sea ésta en forma absoluta. (Ver la incidencia de la sentencia penal sobre lo civil de Ricardo Henríquez La Roche "Régimen jurídico de los accidentes de transito en Venezuela y otros estudios" Pág.

4o. contados a partir de que haya precluido el lapso de emplazamiento.C.C. no es causa! que pueda alegarse y si se hace es motivo de esta cuestión previa. deberá la parte actora . de cinco días. 271(perención de ¡a instancia) y 354 (la extinción del proceso cuando no se subsanan las cuestiones previas). en el plazo indicado. produciéndose el efecto señalado en el articulo 271 de este código". "En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda. (desistimiento de procedimiento). dentro de los cinco días.P. (Esta norma tiene concordancia con la disposición del artículo 266 sobre desistimiento de procedimiento). a contar del pronunciamiento del juez. .C.C.P. "Declarada con lugar las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2o. que opuesta cualesquiera de estas cuestiones previas. También entra dentro de esta cuestión previa los casos de inadmisibilidad pro tempore de la demanda específicamente de los casos contemplado en el articulo 266 C. después de haberse sentenciado con lugar. antes de que trascurra noventa días continuos después de verificada la perención". Produciendo el mismo efecto que dijimos para el anterior grupo de cuestiones previas. pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurra noventa días". 354 C. manifestar si conviene en ellas o si las contradice.P. Art. Art.C.271 C.Derecho Procesal Civil I 83 Dra. pues en la nuestra no esta tipificada como causa! de divorcio y por lo tanto. "El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia. 3o. el proceso se extingue.P. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Pongamos el caso que se alega como causal de divorcio "la crueldad mental" como ocurre en otras legislaciones. el silencio del actor. Si el demandante no subsana debidamente lo defectos u omisiones en el plazo indicado. 56 y 6o del articulo 346. en el termino de cinco días.P. Art. 266 C. PROCEDIMIENTO Establece el articulo 351 C. el proceso se suspenderá hasta que el demandante subsane dichos defectos u omisiones como se indica en el articulo 350.

salvo disposición especial en contrario. (art. junto con la apelación de la sentencia definitiva a la cual se acumula la primera. al vencimiento del lapso de apelación (Art. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ El procedimiento. sin suspenderse.Derecho Procesal Civil I 84 Dra. de conformidad con el articulo 291 del C. 358. es el mismo que ya explicamos en el tema anterior. cinco días.P. EFECTOS a) Cuando sea declarada sin lugar la cuestión previa: Si no apela el demandado dentro del lapso que establece el artículo 298 del C. .291 C. esta deberá oírse en solo efecto. no es al vencimiento del lapso sino a aquel en que se haya oído la apelación en un solo efecto) puede ocurrir que llegue el momento de dictar sentencia definitiva y aun el superior no haya resuelto la apelación de la cuestión previa." La apelación de la sentencia interlocutoria se oirá solamente en el efecto devolutivo.C.P.C. Cuando se intenta la apelación dentro del lapso legal. Art. ordinal 4).C.C. el tribunal podrá sentenciar sin problemas y en todo caso la parte podrá hacer valer de nuevo esta apelación.P. 358 C. c) Efectos cuando se intenta la apelación contra la sentencia que declaró sin lugar la cuestión previa. y por lo tanto. b) Cuando sea declarada con lugar la cuestión previa: En este caso si el demandante no apeló dentro del lapso de cinco días.P. la sentencia queda firme y la contestación a la demanda deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes. deberá contestarse la demanda dentro de los cinco días siguientes a la fecha del auto donde se oyó la apelación (fíjense bien. entonces. lo que quiere decir que el proceso continuará su curso. la demanda quedará desechada y extinguido el proceso. Donde difieren es en sus efectos y en su apelabilidad.).

P. e) Cuando se intente la apelación en contra de la sentencia que declaró con lugar la cuestión previa: en este caso la apelación se oirá en ambos efectos y el proceso se suspenderá hasta tanto el superior decida la misma. y. Si por el contrario la revoca.C). el cual es de cinco días y deberá dejarse transcurrir íntegramente (parte final del ordinal 4o del articulo 346 del C.C). no tendrán apelación. sino que deberá estamparse un auto del tribunal donde se diga que r se recibió el expediente y ordene continuar el curso de ley. (articulo 357 del C.P. ambos efectos. cuando sean declaradas con lugar (articulo 357 del C. a la cual se acumula aquella. con que materialmente se haya recibido el expediente. libremente.C ' Alegadas las cuestiones previas a que se refiere el ordinal 1° del articulo 346.P. Articulo 349 C. En estos casos no basta. quedará extinguido el proceso. Si la confirma. solamente. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Acumulación de Apelaciones Cuando oída la apelación esta no fuere decidida antes de la sentencia definitiva podrá hacérsela valer nuevamente junto con la apelación de la sentencia definitiva. el juez decidirá sobre la misma en el quinto día siguiente al vencimiento del lapso de emplazamiento. ateniéndose únicamente a lo que resulte de los autos u de los documentos presentados por las partes.C Recursos Son las únicas que tienen apelación.P. La de los ordinales 9° 10° y 11° tienen apelación en un sólo efecto cuando fueren declaradas sin lugar.P. para que empiece a transcurrir ese lapso. la falta de apelación de la sentencia definitiva. la contestación se verificará dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se reciba el expediente en el tribunal de origen.C). La de los ordinales 2° al 8°. La decisión sólo será impugnable mediante la solicitud de la regulación de la jurisdicción o de la . producirá la extinción de las apelaciones de las interlocutorias no decididas". A manera de recordatorio: las del ordinal 1 ° sólo son atacable a través de la regulación de la jurisdicción o de la competencia (articulo 349 C. Extinción por no Apelación de la sentencia definitiva En todo caso.Derecho Procesal Civil I 85 Dra.

Articulo 357 C. tendrán apelación libremente cuando ellas sean declaradas con lugar. En ambos casos. no tendrán apelación.Derecho Procesal Civil I 86 Dra. y en un solo efecto cuando sean declaradas sin lugar.C " La decisión del juez sobre las defensas previas a que se refieren los ordinales del 2° al 8° del articulo 346.P. La decisión sobre las cuestiones a que se refieren los ordinales 9° 10° 11° del mismo articulo. conforme a la disposición de la sección sexta del título I del libro primero". las costas se regulan como se indica en el título VI del libro primero de este código" . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ competencia.

352. continúa juicio por trámite procedimiento ordinario y al llegar al estado de sentencia. se suspende hasta que se cumpla la condición o se resuelva la cuestión prejudicial . 5 días siguientes Si el actor no conviene en ellas o las contradice dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento. Si el actor guarda silencio en los 5 días 3 días Dentro de los 3 días siguientes el Juez dictara auto homologando convenimiento. 3° Contestada la demanda. (Atendiéndose a las conclusiones escritas que presentaren las partes) Art. 3ER GRUPO.358. el procedimiento continúa su curso y al llegar al estado de sentencia.355 CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA CUANDO NO HAY CONVENIMIENTO Sentencia declarando con lugar las cuestiones previas 1er.352 Se entenderá abierta articulación probatoria por 8 días Art. Art. CONT Sentencia declarando sin lugar las cuestiones previas Oportunidad para la contestación: Dentro de los cinco días siguientes a la resolución del Tribunal art. ORDINALES 7° Y 8° ARTÍCULO 346. se abre a pruebas el juicio y continúa por los trámites del procedimiento ordinario Oportunidad para la contestación: Dentro de los cinco días siguientes a la resolución del Tribunal art.Derecho Procesal Civil I 87 Dra. 3° Contestada la demanda. 357 2do Caso: (Convenimiento) Citación Emplazamiento: 20dias El demandado en vez de contestar la demanda. se suspende hasta que el plazo o la condición pendientes. Ord. Caso: (No convenimiento o contradicción) Citación Emplazamiento: 20dias 5 días siguientes 8 días El demandado en vez de contestar la demanda. 358. Ordinal 3° Contestada la demanda.10 Contestación de la demanda: dentro de los 5 días siguientes a la resolución del tribunal art. Art. opone cuestiones previas en los ordinales 7° y 8° del artículo 346 Si el actor no conviene en ellas o las contradice dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ CUESTIONES PREVIAS. Art. El convenimiento puede ser expreso o tácito. Art. 352 Contra esta sentencia no hay apelación. opone cuestionesTEMA previas 9 en los ordinales 7° y 8° del artículo 346 5 Díaz siguientes. El juez decidirá al décimo día siguiente al último de la articulación. Art. 352 SENTENCIA.358. se cumplan o se resuelva la cuestión prejudicial. Ord.

en la contestación. mediante el cual este ejercita su derecho de defensa y da su respuesta a la pretensión contenida en la demanda”. o los demandados si fueren varios.C.. éste concepto tiene varios puntos de vista a destacarse: a) que la contestación es un acto procesal con trascendencia jurídica en el proceso por la modificación que produce. Igualmente. las defensas perentorias que creyere conveniente alegar. tal como lo dispone el articulo 359 C. ya que su realización es para él una carga y el realizarlo. esa utilización de los órganos de la administración de justicia se plantea para el demandante en el ejercido de su acción a través de su pretensión y para el demandado.. que dice " todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos o intereses.. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CONCEPTO Couture. la libera de la misma. si convienen en ellas absolutamente o con alguna limitación. Es un acto del demandado ya que el mismo se realiza aun sin la presentía del demandante. c) Y por ultimo. deberán expresar sí la contradicen en todo o en parte. en el derecho de dar respuesta a esa pretensión del actor mediante dos formas: -conviniendo en la misma o contradiciéndola. EL acto procesal del demandado.P. Según Arístides Rengel-Romberg... el demandado ejercita su derecho de defensa. el demandado da su respuesta a la pretensión contenida en la demanda.P. en los términos y condiciones establecidos por la ley. siendo un acto procesal. deberán proceder según lo establecido en el articulo 361 C.Derecho Procesal Civil I 88 Dra. es decir. define o conceptualiza a la contestación corno ".C. esta le corresponde al demandado. es un vocabulario jurídico. Contenido de la Contestación En la contestación de la demanda el demandado. derivado de la garantía constitucional establecida en la Carta Magna. b) Mediante la contestación.". la falta de cualidad o interés en al actor o en el .

categóricamente. y el la estimación de la cuantía de la demanda (Art. Nuestro código procesal menciona claramente que el demandado deberá expresar con claridad si contradice en todo o en parte y con ello creemos que queda aclarada la duda que existía y que aún existe en otras legislaciones donde se entiende que si la respuesta dada por el demandado es evasiva. 4) Puede reconocer el hecho alegado por el actor pero oponiendo una defensa fundada en un hecho modificativo. 6) Puede allanarse a la misma y convenir en ella total o parcialmente. 5) Puede contrademandar o reconvenir intentando una acción propia. extintivo o impeditivo que obsta la pretensión del actor y la enerva jurídicamente. aún reconociendo el hecho constitutivo. Dicha contradicción. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ demandado para intentar o sostener el juicio. y es considerada como la mas comunes de las actitudes. De acuerdo con esta afirmación podemos decir que el demandado puede adoptar cualquiera de las siguientes actitudes: 1) Contestar la demanda y negar categóricamente los hechos constitutivos de la misma alegados por el actor.N. el llamamiento de terceros a la causa. los hechos libelados. La contestación genérica de la demanda es admitida en nuestro derecho. las cuestiones previas de tos ordinales 9. la reconvención o mutua petición. se debe entender la misma como un reconocimiento tácito del hecho y de los documentos exhibidos salvo prueba en contrario. La contradicción de la demanda es una las actitudes que pueden tener el demandado frente a la demanda que ha sido interpuesta en su contra.C.Derecho Procesal Civil I 89 Dra. como dicen algunos autores. 3) Puede reconocer el hecho pero atribuirle un significado jurídico distinto a! que te ha dado el actor. como lo expresa el código. 2) Puede desconocer e! fundamento jurídico.A y de la Ley Orgánica .P. que el demandado debe negar. 10 y 11. por ello consideramos. 38 C. si no los hubiere propuesto con cuestión previa. Contradicción. debe ser hecha con claridad e igualmente puede ser parcial o total.). a los fines de evitar posteriores sorpresas. con ciertas excepciones: en los procedimientos de la LO.P.

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Procesal del Trabajo la negación de los hechos deberá hacerse en forma pormenorizada. negando cada uno de los hechos en forma detallada. esta formula mantiene la carga de la prueba en manos del actor. Cuando el demandado admite que existe actualmente el derecho.Derecho Procesal Civil I 90 Dra. Se contradice la demanda porque el derecho reclamado no existe. pero básicamente la carga de la prueba le corresponderá al demandante fundamentándose en el principio de que: “ todo lo alegado en juicio debe probarse”. o el impedimento alegado en el segundo de los casos. pero alega otro que se opone al anterior y lo anula en todo o en parte. quien deberá demostrar los hechos alegados. b) Porque un hecho impide sus efectos jurídicos: ocurre cuando se alega algún hecho que impide que la obligación surta efecto. como es el caso de que se alegue la simulación o la ilicitud de la causa de la obligación como causas impeditivas de la misma. La contestación genérica: denominada por Rengel Romberg como "simple negación del fundamento de la pretensión'. En estos casos el demandado introduce nuevos hechos que modifican lo alegado por e! actor correspondiendo la carga de la prueba al demandado.". o la modificación en el tercero. Lo que le correspondería al demandado es desvirtuar esas pruebas o demostrar que los hechos alegados son contrarios a la verdad. tanto en los hechos como en el derecho invocado. Esto puede ocurrir por tres causas: a) Porque un hecho posterior lo extinguió: ocurre cuando el demandado reconoce el hecho pero alega o bien e! pago o bien la prescripción como causas de la extinción de la obligación. Esta excepción en sentido estricto es denominada así por la doctrina puesto que no niega la pretensión del actor sino que la deja insatisfecha total o parcialmente . c) Porque un hecho lo modifica: como es el caso de la compensación. se realiza utilizando la formula: "Niego en todos y cada uno de los términos de la demanda. quien deberá probar el hecho por él alegado que extinguió la obligación.

346 C. caducidad. en sentencia definitiva. al ser opuestas como perentorias de fondo. La Legitimatio ad Causam.. cuando no se hubieran propuesto como cuestiones previas.Derecho Procesal Civil I 91 Dra. . la cualidad en este sentido procesal. pero en ese momento. como lo denomina la doctrina moderna. respectivamente. 11 Art. Contradice la demanda alegando la falta de interés en el actor o en el demandado. y de identidad lógica entre la persona del demandado y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción. por existir prohibición de la ley de admitir o cuando solo permite admitirías por determinadas causales que no sean alegadas en la demandada y ordinales 9. o la falta de cualidad. Este código difiere del anterior.P. Si eran declaradas con lugar. Igualmente dice. 10. dice Luís Loreto quien es el autor Venezolano que mejor trata esta materia. es decir. Los casos más comunes de este hecho son las excepciones de compensación y el de retención que han debido ser vistas en la materia de obligaciones. concretamente considerada y la persona abstracta a quien la ley concede la acción. en cambio. puede ser activa o pasiva. Ahora. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ atribuyendo a! demandado el poder de no ejecutar la pretensión. o por haber cosa juzgada. les toca al juez analizarlas previamente antes de entrar a resolver el fondo de la demanda y de prosperar la misma desecha la demanda. al demandado. En estos casos también le corresponde la carga de la prueba a quien alega el hecho. según se trate de la persona del demandante o demandado. lo que conllevaba que la demanda era desechada.C. en el sentido de que la falta la cualidad e interés existía antes cerno excepción de inadmisibilidad lo que suponía todo un proceso a resolverse ante de fisgar a la contestación de la demanda. La falta de cualidad se refiere a la falta de identidad lógica entre la persona a quien la ley te conoce el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede. y la persona que te hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor.

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_______________________________________________________________
El interés es un requisito de proponibilidad por cuanto el Art. 16 del C.P.C. dice que
para proponer la demanda, el actor debe tener interés jurídico actual. Este artículo
difiere al contenido del antiguo artículo 14, por cuanto este establecía que:
"...para que haya acción debe haber interés, aunque sea eventual o futura, salvo el
caso en que la ley exija la actual."
Este interés debe entenderse como interés procesal y no sustancial o económico,
e igualmente puede ser activo o pasivo, según se trate del actor o del demandado
quien lo sostenga.
Veamos este caso con un ejemplo practico: Tocó resolver un caso donde dos
personas demandaban por simulación de una venta de su madre a dos hermanos,
aduciendo que la venta que la madre hiciera a los dos últimos había sido simulada,
por cuanto estos no tenían la capacidad económica para haber celebrado dicha
transacción, que el precio había sido vil, en fin, que existían una serie de indicios
para considerar la operación como simulada. Igualmente se adujo que con esa
operación se les estaba desmejorando en los derechos sucesorios con respecto a los
bienes de su madre. Al momento de contestar la demanda, el apoderado de los
demandados adujo en su contestación que los actores carecían de cualidad e
igualmente de interés para proponer la demanda. La falta de cualidad estaba
determinada en el hecho de que la acción de simulación le esta concedida por la Ley a los
acreedores y a aquellos terceros que ven defraudados sus derechos por la acción
simulada cuando les corresponda (la doctrina ha extendido el concepto de acreedor a los
terceros este caso).
Al momento de contestar la demanda, el apoderado de tos demandados adujo en su
contestación que tos actores carecían de cualidad e igualmente de interés para
proponer te demanda. La falta de cualidad estaba determinada por lo expresado, ya
que a los herederos tos faculta la ley para que, como terceros, puedan atacar la
simulación de aquellos negocios jurídicos efectuados por el decujus en fraude de sus
derechos, pero esa acción les está reservada a los herederos únicamente, y para
que exista herencia debe haber fallecido el causante. En el caso planteado, los hijos
sólo tienen una expectativa de derecho sobre los bienes de la madre, por lo que no
tienen legitimación activa para Intentar la acción y como consecuencia de ello, no
tienen tampoco interés jurídico actual para intentaría.

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La falta de cualidad viene dada, por tanto, en el hecho de que no se adaptan
todavía al concepto de terceros que ven defraudado su derecho, y la falta de interés
en el hecho de que si todavía no son herederos, sólo tienen una expectativa de
derecho sobre el bien objeto de la demanda, no un derecho firme.
Los demandantes se limitaron a tratar de probar el hecho de la simulación, pero
al momento de la sentencia, tocó analizar como punto previo las defensas
perentorias de fondo opuestas por los demandados, y se consideró que las mismas
eran procedentes en derecho por lo que se le declaró Sin Lugar la demanda.
En el caso de litisconsorcio necesario, se considera que la acción pertenece a
todos tos Interesados, considerados los mismos como un soto sujeto. Si uno sólo de
los interesados intenta la acción en forma separada, se encontrara la acción
encuadrada dentro de éste concepto de falta de cualidad activa, ya que a la persona
a quien se le concede la acción es a los sujetos que integran ese litisconsorcio
necesario, consideradas como un centro procesal unitario y autónomo de
intereses jurídicos.
Veamos el caso más típico de ese litisconsorcio necesario que se encuentra
establecido en el articulo 168 del Código Civil, cuando se habla del consentimiento
de los cónyuges para enajenar o gravar tos bienes de la comunidad conyuga!, si
se trata de bienes inmuebles, etc., este articulo dice: "En estos casos la
legitimación en juicio para las respectivas acciones corresponderá a tos dos en
forma conjunta'.
El artículo 208 del Código Civil nos describe otro caso de litisconsorcio necesario,
en este caso sea pasivo, pues es la legitimación pasiva cuado dice: * la acción para
impugnar la paternidad se intentará conjuntamente contra el hijo y contra la madre en
todos los casos...".
Formas de la Contestación.El artículo 360 establece las normas procedimentales que debe contener la contestación:
1- Debe darse presentándola por escrito, debido al principio de escritura que
establece el Código actual. Presentada la misma al secretario de! tribunal, éste la
agregará al expediente con una nota firmada por este, donde se expresa que es la
contestación presentada y la fecha y hora de su presentación (que debe ser dentro de

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_______________________________________________________________
las horas fijadas en la tablilla del tribunal, es decir, dentro de las horas fijadas por el
mismo para despachar)
Si fueren varios los demandados pueden contestar o bien el mismo día o bien por
separado.
Siendo la presentación de fa contestación mediante un escrito, entonces tenemos que
el secretario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 107 del C.P.C
que establece que además de la nota que establece el articulo 360, deberá dar cuenta
al Juez, lo que trae como consecuencia que se debe dictar un auto ordenando agregar
a las actas ese escrito de contestación que le ha sido presentado al secretario.
No es necesaria la presencia de! demandante para la contestación de la
demanda.
También es importante recalcar que, si la contestación de la demanda la realiza él o
los demandados, antes de vencerse totalmente tos veinte días para el
emplazamiento, éste lapso se dejará transcurrir totalmente (parte final del articulo 358
y 359).
Oportunidad legal
El artículo 358 del C.P.C nos dice en qué oportunidad se debe contestar la
demanda y hace clara diferencia entre dos circunstancias:
a) Si no se hubiera alegado cuestiones previas y
b) Si habiendo sido alegadas, se les hubiere desechado. En el primer caso, es muy
claro que el demandado podrá contestar su demanda dentro de los veinte días
siguientes a su citación o la citación del último de los demandados si fueren varios.
Para computar ese lapso deberán fijarse en el auto de admisión de la demanda y
computarlo de la siguiente forma:

Si, fuere un solo demandado y no existiere término escrito de la distancia, el
cómputo se hará por días de despacho, es decir, se debe computar por los días
en que el tribunal de la causa despacho, a pesar de que el código habla de días
consecutivos calendario, ese término fue modificado mediante sentencia del
Tribunal Supremo donde se establece que ese lapso se computa por días de
despacho.

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_______________________________________________________________
• Si fueren varios los demandados y no existiese término de la distancia,
entonces el cómputo del lapso se hará luego que hubiere sido citado el último
de ellos.

Si fuere un solo demandado y se hubiere concedido término de la distancia,
aquí se procede a contar primero el termino de la distancia, el cual se
computa por días consecutivos incluyendo sábados y domingos, con la única
excepción de los de las vacaciones del tribunal (articulo 201 reforma) y
actualmente por criterio jurisprudencial se ha asimilado a este último los lapsos
de paro de los tribunales que actualmente son muy comunes, para luego
computar el término de la comparecencia como se ha dicho ya.

Si fueren varios demandados y el término de la distancia se hubiere dado, se
computa el termino de la distancia a partir de la citación del último de los
demandados y luego el término de la comparecencia.

En el segundo caso, si hubieren sido alegadas cuestiones previas, debemos decir
corno lo prescribe el encabezado del Art. 358, que pareciera que la misma sólo se
refiere al caso en que hubieren sido declarados sin lugar, pero como expresa Ricardo
Henríquez cuando dice en su libro: "...pero si leen con detenimiento el articulo se
darán cuenta que la norma se refiere también al otro caso, veamos donde: al
finalizar el numeral 1° dice:' ...pero si la cuestión fuere declarada con lugar", e,
igualmente, al finalizar el numeral 2° cuando dice: '...y en caso contrario', es decir
cuando el tribunal la declare con lugar por ello es necesario analizar los efectos de
cada una", veamos:
1.- cuando son declaradas con lugar:

Las del ordinal 1o, falta de jurisdicción y litispendencia, y la de los ordinales
9°, 10° y 11°, el proceso se extingue por lo que no puede haber contestación;
en los demás casos del ordinal 1", Incompetencia y acumulación, la
contestación se llevara a efecto dentro de los tres días siguientes al recibo
de expediente

entonces el legislador obvió todos los trámites del proceso como serian la evacuación de pruebas. e igualmente es la oportunidad para rechazar la estimación cuando la considere o bien insuficiente o bien excesiva. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ en la contestación al quedar confeso en la misma. no podrán alegarse nuevos hechos.Derecho Procesal Civil I 96 Dra. es decir. que siempre tratara de proteger la garantía a la defensa.P. Art. pero deberá analizar el juez. como ya se dijo antes. etc. y esto es muy importante. dentro de los ocho días siguientes. ni las citas de terceros a la causa". De igual forma es importante hacer ver que es en esa oportunidad. Como efecto de la inasistencia del demandado a dar contestación de la demanda se dejará transcurrir el lapso de promoción de pruebas. ni haya promovido alguna probanza a su favor.C. . si la demanda no es contraria a derecho. y ordena sentenciar la causa en un lapso brevísimo de ocho días ateniéndose a la confesión del demandado. Antes de finalizar el tema. aceptar tantos los hechos como el derecho invocados y en consecuencia. ni la reconvención. el primero de ellos se refiere al hecho de que el demandado conviniere en todo cuanto se le pida en la demanda. entonces es cuando el tribunal puede proceder a dictar sentencia sin más dilación. y no es otra cosa que la aplicación de una justicia más eficaz. informes. En este caso. es necesario analizar los artículos 363 y 354 del C. pasándolo en autoridad de cosa juzgada.. La otra norma señala en forma muy clara la preclusión de la oportunidad para contestar al decir " terminada la contestación o precluido el lapso para realizarla. 443 y444 del C. si verificado el hecho de que el demandado no haya contestado la demanda. en la contestación de la demanda cuando el demandado puede desconocer o tachar los instrumentos acompañados por el actor en su libelo de demanda. ni la contestación a la demanda. es decir. que es de quince días de despacho en el juicio ordinario y si el demandado no promoviere prueba alguna.C. le corresponde al tribunal homologar dicho convenimiento.P.

y fecha y la hora de la presentación. Art. d) Llamar un tercero a la causa y cita de garantía. Art. lo agregara al expediente indicando que “ es la contestación de la demanda”. Art. en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. defensas y excepciones perentorias que creyere conveniente alegar ¿ QUE OTRAS PUEDE ALEGAR EL DEMANDADO 2° a) Hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener juicios b) Las cuestiones a que se refirieren los ordinales 9°.Derecho Procesal Civil I 97 Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ CUADRO 2 Nº Pasos a seguir: Segunda fase: FORMA DE LA CONTESTACIÓN 1° ¿COMO DEBE PRESENTARSE LA DEMANDA?: Por escrito.362 CPC PRECLUSIÓN DE LA OPORTUNIDAD PARA CONTESTARLA.361 del CPC ¿QUE SUCEDE SI EL DEMANDADO NO SE PRESENTA A CONTESTAR LA DEMANDA? 4° Se tendrá por confeso. ni las citas de terceros a la causa.364 del CPC CONTESTACION DE LA DEMANDA .361 del CPC ¿QUE SUCEDE CON EL ESCRITO? 3° El secretario mediante una NOTA.346: Siempre que no hayan sido opuestas como cuestiones previas. 10° y 11° del art. 5° Y prohibición de admitir otro alegato de hecho nuevo. c) La mutua petición o reconvención. no reconvención. ¿CÓMO OPERA LA CONFESION FICTA? Art. ¿COMO DEBE SER ESCRITO? ¿QUE DEBE EXPRESAR? a) Si contradice en todo o en parte la pretensión b) Si Conviene en ella absolutamente o con alguna limitación c) Y las razones.

mediante la cual se permite al demandado actuar contra su demandante de ese mismo juicio. La norma procesal contenida en el artículo 77 de! C. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA N0 10 LA RECONVENCIÓN I. Economía y celeridad procesa! puesto que se evitan una multiplicidad de juicios y con ello se logra que un solo juez.Derecho Procesal Civil I 98 Dra. es decir. . en el adjetivo. aunque deriven de diferentes títulos". e igualmente pudieran agregarse a esa razón dos mas que serían la economía procesal y la conexión. en el ejercicio del mismo derecho activo de reclamar y peticionar. o la cual le permite al demandado actuar contra su demandante en ese mismo juicio. C. donde uno de los intervinientes demanda al otro para redamar los daños y perjuicios sufridos y. al momento de ¡a contestación el otro interviniente. CONCEPTO La reconvención es la modalidad procesal justificada por razones de celeridad procesal. en ejercicio del derecho activo de reclamar y peticionar lo cual significa que teniendo el demandado alguna pretensión en contra de su demandante. en un solo proceso pueda resolverlas distintas pretensiones a través de una sola sentencia. aún cuando tuviere un objeto distinto. o está justificada por razones de celeridad procesal. Como mejor ejemplo de ello tenemos el caso de los accidentes de tránsito. establece que"' El demandante podrá acumular en el libelo cuantas pretensiones le competen al demandado. puede perfectamente reconvenir en ese proceso y de esa manera se logra que un solo juez resuelva a las dos controversias a través de una sola decisión. Desglosemos el concepto: o es una modalidad procesal por cuanto es una figura o institución establecida en el código de procedimiento. reconviene a su demandante. P. Considerando que él es quien tiene el derecho de peticionar.

FORMALIDADES. en la acción reconvencional y el demandado. que la pretensión que el demandado trae al proceso. algunos de los ordinales de ese artículo ya están contenidos en el libelo original. puesto que el artículo 365. unifica el proceso.C.P. Entre las formalidades a llenar en la reconvención. indica que "Podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición.Derecho Procesal Civil I 99 Dra. la reconvención no deberá estar incursa en alguna de las causas que hacen inadmisible la demanda. acción autónoma. 2. Si versare sobre objeto distinto al juicio principal. 4. la acción reconvencional es distinta de la demanda principal 3.P. Igualmente. es decir. Es decir. CARACTERÍSTICAS. pero algunos otros y nos referimos específicamente al ordinal 4o. que señala que se debe ser específico con el objeto de la pretensión. II. la de demandante.lo determinará como se indica en el artículo 340". simplifica el proceso y evita que se dicten sentencias contradictorias. III. debe ser una pretensión distinta a la del demandado y es en ese momento en que el demandante adquiere la condición de demandado. pues permite que marchen juntos dos pretensiones en un solo juicio. están las formalidades del 340 del C. pero además de ello el artículo 366 establece unas causales de inadmisibilidad que . en ejercicio de ese derecho de reconvenir. 1. e incluso en el escrito de contestación de la demanda. expresando con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamentos. como pudiera serlo la compensación. en lo que cabe. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ En este caso vemos que la acción del demandado es atacar a su vez a su demandante con una nueva pretensión y no el ejercicio de un medio de defensa. es decir.C. la cual no puede ser objeto de reconvención. como consecuencia de lo anterior. las causas del 341 del C.

ya ésta ha quedado delimitada con la primera demanda. si esta es mayor. establece la norma que no puede reconvenirse por alguna pretensión cuyo procedimiento sea incompatible con el ordinario. Cuando se trata de la competencia por la cuantía. existen procedimientos especiales que admiten reconvención. Ejemplo. en muchas ocasiones se reconviene. ocurre con la reconvencen que. no puede éste (el patrono) reconvenir al trabajador por resolución del contrato de arrendamiento de una casa que éste le alquiló. Cuando la reconvención es declarada inadmisible por el tribunal el efecto que produce es para el demandante la continuación ce su proceso. por ser de orden público y por ello la pueda declarar el tribunal bien sea a instancia de parte o de oficio. Pero. En cuanto a la incompatibilidad de los procedimientos. también por divorcio en el momento de la contestación de la demandada de! primer proceso.Derecho Procesal Civil I 100 Dra. Efectos de la Inadmisibilidad. el caso de un obrero que demande a su patrono por el pago de prestaciones sociales. En el caso de la incompetencia territorial. es la incompatibilidad de los procedimientos de las dos acciones. La incompetencia por la materia viene dada a que ésta no es derogable por las panes. la otra. ambas materias son incompatibles por lo tanto no pueden acumularse. tal es el caso del juicio de divorcio que. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ son específicas de la acción reconvencional y ellas son: la falta de competencia por la materia del tribunal que este conociendo y. pues en este caso ya se previno. por los tramites . el tribunal que venía conociendo declina la competencia en el de mayor cuantía para que éste admita la reconvención y el juicio continué por este último.

Por ello es importantísimo tener claros los conceptos de quienes son partes procesales y quienes son terceros en un juicio. con el mismo carácter con que el mismo actúa en el proceso. ". por una obligación personal. es lógico .Derecho Procesal Civil I 101 Dra.. Necesario es aclarar que la reconvención se deberá intentar en contra de la persona del demandado.En referencia a la segunda interrogante debemos referirnos a lo que establece el artículo 361. puesto que si solo se limita a reconvenir y no contesta previamente quedará confeso a las pretensiones por las cuales fue demandado.) deberá hacerlo en la misma contestación". lo que será motivo del tema posterior. ¿cual es el tribunal competente para intentar la reconvención? En cuanto a la primera interrogante se debe establecer que el único que puede reconvenir es el demandado y solo podrá hacerse en contra de su demandante en ese mismo proceso. Ejemplo.. es necesario establecer que. pues el hecho de que no se le admita no le cercena o merma el derecho de plantear su pretensión. produce como efecto el tener que intentar la pretensión por juicio por separado. la única oportunidad que tiene el demandado para reconvenir a su demandante. de donde se concluye que no pueden reconvenir los terceros ni tampoco se podrá reconvenir a los mismos. . en su último párrafo. PROCEDIMIENTO Como punto previo debemos resaltar dos hechos extremadamente importantes y que responden a dos interrogantes: ¿Quien reconviene y contra quien se reconviene? Y ¿En que oportunidad procesal se puede reconvenir?. es la contestación de la demanda. y por último.Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición (.. demanda a C.Co relación al tribunal competente para intentar la reconvención. éste último reconvenga a A.. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ normales y para el demandado reconvincente. no es posible que si A. De allí que. en su carácter de representante del menor B. en el mismo escrito y después de haber contestado. .

Una vez precluido el mismo deberá el juez hacer un juicio de valor para resolver si la reconvención está o no incursa en alguna causal de inadmisibidad. suspendiéndose entre tanto el procedimiento respecto de la demanda. Con relación a la contestación que debe dar el demandante-reconvenido. cuando el demandante reconvenido no asiste el quinto día siguiente a la admisión de la reconvención a darle contestación a la misma. donde se resolverá como punto previo.C. si la misma se debe intentar conjuntamente con la contestación de la demanda.Derecho Procesal Civil I 102 Dra.P. pero no podrá oponer cuestiones previas. pero para ello deberá. Luego de realizar ese análisis. establece un término para la contestación de la acción reconvencional. en el lapso legal. para ser contestada. en su escrito de contestación de la demanda. . por el principio de preclusión de los lapsos. la reconvención. el juez la admitirá. con la deferencia que ésta confesión no se resuelve preliminarmente sino que se debe esperar la sentencia definitiva. Como se puede ver. una vez intentada la reconvención por el demandado. nunca en un tribunal distinto. Procede en la acción reconvencional la confesión ficta que antes mencionáramos. tanto las generales como las específicas. es decir en el 5o día de despacho siguiente a la admisión de la misma. podrá ejercer todas las defensas que considere necesarias para la mejor defensa de sus intereses. es ante ese mismo tribunal donde se debe reconvenir. aclaradas las interrogantes anteriores. la suspensión de su causa hasta que se conteste y la carga de contestar la misma. De allí sacamos como conclusión que este artículo trae dos consecuencias para el demandante-reconvenido. Ahora bien. el artículo 367 del C. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ concluir que. salvo los alegatos de inadmisibidad contenidos en el artículo 366 eiusdem. con un proceso separado. so pena de incurrir en confesión ficta de esa reconvención que le fue planteada. pues sería una acción autónoma e independiente. en principio dejar transcurrir íntegramente el lapso del emplazamiento. deberá el tribunal de la causa analizar si la misma es admisible o no.

y de allí en adelante continuarán unidos los dos en un solo procedimiento. continuando unidas hasta apelación e incluso.Derecho Procesal Civil I 103 Dra. o desechando las dos. acogiendo una y desechando la otra. La sentencia a dictarse deberá abrazarlas dos acciones. se reanuda la causa al cesar la paralización de la causa principal. hasta casación si hubiere lugar a ello. . sin que se haya efectuado la misma. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Contestada la reconvención o pasada la oportunidad para hacerlo. pero en una sola decisión. la principal y la reconvencional.

Intervención Adhesiva II..Cita de Saneamiento y de Garantía II.2.2..2.Apelación de Terceros II.Características II.2. 1.2.2. 1.2.-Llamada del Tercero por ser Común a éste la Causa Pendiente II.Simple II.Intervención Forrada o Coactiva II.2.2.3.1.Procedimiento .- Oposición al Oportunidad Procedimiento Recursos Consecuencias 1. 1.1. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA Nº 11 INTERVENCIÓN DE TERCEROS ÍNDICE III- Generalidades Clases de Intervención II.1.2. Procedimiento II.2.1. II 1.Derecho Procesal Civil I 104 Dra.Forzada o Coactiva II.Voluntaria II. 1.1..2.3. 1.II. 1.1.2.- Intervención Voluntaria.II.2.Litisconsorcial Embargo o Ad-Adiuvantum II.2. 1. 1.Efectos II.II.1.4.3.4.1..1..La II. II.2.1.1.3.2.2.1..La Tercería II.

II.1. 379-381 C. que son las personas ajenas a la relación jurídica o a una controversia suscitada entre otras.) Oposición al Embargo (Arts. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ I. adicionando la forma de la intervención adhesiva.371-376 c.p.2. A.C. La intervención de terceros se clasifica en dos grandes grupos: A) La Voluntaria B) La Forzada o Coactiva Con esta clasificación están de acuerdo todos los autores pero difieren en las otras clasificaciones.c.P.2. 297 c.Derecho Procesal Civil I 105 Dra.) A 1. 373 y 546 c.4. 377. A.3. 1.c) . o por el hecho de ser llamada la persona a juicio. pero éste los ordenó en un solo capítulo.c.) Apelación de Terceros (Art. También son parte los terceros intervinientes. El concepto de parte procesal se adquiere por el solo hecho de proponer una demanda ante el órgano jurisdiccional aunque sea infundada.GENERALIDADES Para poder entender la figura del tercero es necesario tener claro el concepto de parte en el sentido procesal.1.)Tercería (Ad-infringendum) Arts.) Ad-Adiuvantum (Arts.p.p. y.) A. Veamos los más importantes: Rengel Romberg subdivide a la voluntaria en: A.) Adhesiva Cada una de estas las subdivide a su vez en: A 1.) Principal. el cual no es sino otro que las personas que intervienen en el proceso sin importar ¡a situación en que se encuentren respecto de la relación sustantiva.1.- CLASES DE INTERVENCIÓN El Código del 86 sistematizó las formas de intervención del tercero que se encontraban dispersas en distintos capítulos.

3) Intervención Adhesiva A. y B.c.p. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ A su vez subdivide la intervención forzada en: B.) Por ser común a ésta la causa pendiente B. Existen otras clasificaciones que toman en cuenta otros criterios de clasificación y así encontramos que Devis Echandia los divide así: 1) Terceros con interés en el proceso y totalmente ajenos a él .) Adcitatio (Arts.) Forzada B. 370 ord. 382 c.) Forzada La Voluntaria la subdivide: A.) Voluntaria B. 1.1.Derecho Procesal Civil I 106 Dra. las clasifica de la siguiente manera: A.2) Oposición al Embargo A.) La Cita de Saneamiento o de Garantía (Arts.1) Concurrente A.2. 1) Tercerías A. 4°.2.1) Excluyente A1. (Proc. I. 370 ord. Oral) B.p.4) Apelación de terceros.) y 869 c.1.) La Cita de Saneamiento o de Garantía En estas dos clasificaciones vamos a ahondar en el desarrollo del tema.1) De Dominio A.c. 5o y 382 CPC) Vicente Puppio.

1. o bien para concurrir con éste en el mismo derecho alegado. o bien para..litis consortes o coadyuvantes "ad adiuvandum” 4) Terceros cuya intervención es facultativa o necesaria para que pueda existir sentencia de fondo (litis consorcio voluntaria) 5) Terceros con interés personal familiar o social 6) Terceros con legitimación en la causa permanente y total o parcial y transitoria.” o Oposición al Embargo o Intervención Adhesiva o Integración de litis consorcio o Cita de Saneamiento o de Garantía o Apelación de Sentencia Definitiva Ordinal 2 : Ordinal 3 : Ordinal 4 : Ordinal 5 : Ordinal 6 : II. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 2) Terceros principales y accesorios o secundarios 3) Terceros "ad excludendum"." De Dominio: ".Derecho Procesal Civil I 107 Dra.. o que son suyos los bienes demandados o embargados o sometidos a secuestro a una prohibición de enajenar y gravar. alegar un derecho preferente o de dominio sobre les bienes objeto del litigio o de las medidas cautelares ejecutadas en el mismo proceso... El Código las divide según ordinales: Ordinal 1°: Tercerías: La Preferente: cuando dice: "cuando el tercero pretenda un derecho Preferente al del demandante. o concurrir con éste en el derecho alegado fundándose en el mismo título.." La Concurrente: ". .LA INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (específicamente la Tercería) Esta intervención del tercero implica el hecho de intervenir en un proceso que esta en curso para excluir al demandante en su pretensión y por ello se denomina excluyente....... denominándose entonces concurrente....

verbigracia.tiende a excluir total o parcialmente la pretensión del proceso principal y se encuentra con ella en relación de conexión objetiva y subjetiva.1. el cual por razones de conveniencia o de economía procesal se introduce en el proceso en curso.1.. que justifica la acumulación de ¡os procesos y la sentencia única que los abrace a ambos.Derecho Procesal Civil I 108 Dra. el cuál debe ser resuelto simultáneamente mediante una sola sentencia.. c) La pretensión de la tercería ".. La exclusión es total cuando el tercero interviene en una reivindicación alegando ser el propietario del inmueble cuya propiedad es discutida por el actor y demandado en el juicio principal Es parcial cuando el tercero sólo pretende concurrir con el actor en la pretensión. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ II.La Tercería: Características Principales a) La Tercería se caracteriza porque introduce en el proceso un nuevo litigio. . pues siendo únicos el crédito y el título y siendo la obligación divisible es perfectible que pueda concurrir en la pretensión del actor originario."dice Rengel Romberg. No se trata de una intervención incidental como la que tiene el tercero opositor ni de una incidencia en el proceso. b) En la tercería las partes del juicio principal se convierten en demandadas por lo que viene a originarse en litis consorcio pasivo entre ellas en éste proceso de intervención. Goldsmidt dice que la tercería es una acción declarativa contra el actor y de una condena centra el demandado del primer proceso.. el caso de un heredero que demanda al deudor el pago de la totalidad del crédito y viene otro coheredero a demandar o intervenir por tercería la parte que a él le corresponde del crédito y entonces podemos decir que viene a concurrir con él en el derecho alegado. sino de una pretensión o demanda con todas las características y exigencias que debe tener un libelo..

1. contra el demandante y el demandado. en cuanto al fondo debe ser admisible. puesto que la misma lo que se discute es la posesión actual y no el derecho a poseer. ni contra las buenas costumbres. Sin embargo esta regla no puede ser absoluta puesto que no puede aplicarse en los casos de incompetencia por la materia o por la cuantía. es decir. que son de orden público y no pueden ser modificadas por las partes II. igualmente. y. Si se trata de una competencia funcional que deroga las reglas generales que rigen la competencia. ni de alguna disposición de la ley. seria imposible acumular los por disposición expresa de la ley. ni alegar su mejor derecho a poseerla para excluir la querella interdictal de restitución alegando ser propietario de la cosa.1. e) El procedimiento para el litigio que plantea el interviniente debe ser el mismo.Procedimiento 1) Debe proponerse mediante libelo de demanda. pues como ya lo dijimos cuando vimos la reconvención.1. llenando los requisitos del 340 en cuanto a la forma. f) El Juez o Tribunal que conoce del juicio debe ser competente para conocer de la demanda del interviniente en Primera Instancia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ d) Debe existir en esta nueva pretensión la alegación de un derecho específico sobre la cosa objeto de la tercería lo que no ocurre cuando el tercero alega intervenir aduciendo un derecho genérico como es el caso de que la cosa objeto del litigio es prenda común de los acreedores en general. Ya sobre esto hablamos cuando analizamos lo referente a la . 2) El Juez competente para conocerla es el que conoce de la causa en Primera Instancia.Derecho Procesal Civil I 109 Dra. debe formularse en contra de las partes materiales del proceso principal. e. es decir. no debe ir en contra del orden público.

c. la oposición al embargo contemplada en el ordinal 2o del artículo 370 c. los dos expedientes. 4) La suspensión del curso de la causa principal no podrá exceder de 90 días continuos. continuará su curso la demanda principal y la tercería seguirá el suyo por separado. Opera en la tercería todo lo referente a la perención debido a que en ella se debería citar a las dos partes en el juicio principal y si no se cumplía con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación. mediante la cual éste (el tercero) impugna por vía incidental el embargo practicado sobre bienes de su propiedad.p.1. el juicio principal seguirá su curso.La Oposición al Embargo Esta es otra forma de intervención voluntaria y principal de los terceros en la causa. ordenar la continuación del juicio principal e imponer al tercero la multa que establece el artículo 374 c. se acumularán para que una sola decisión comprenda a ambos.c. aún antes del vencimiento de la suspensión. o que tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada. 5) Si la intervención ocurriere después de la sentencia de Primera Instancia. o alega que los posee a nombre del ejecutado. continuará su curso el juicio hasta llegar al estado de sentencia y entonces se esperará a que concluya el lapso de evacuación de pruebas de la tercería en cuyo momento se acumularán ambos expedientes para que un mismo pronunciamiento abarque ambos procesos siguiendo unidos hasta las ulteriores instancias. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ competencia. II..p. 3) Si la intervención del tercero ocurre durante la Primera Instancia del juicio principal y antes de hallarse en estado de sentencia.2. a solicitud de parte.c. dice Rengel . a ello sin menoscabo de la condenatoria en costas para la parte perdidosa prevista en el artículo 274 c.Derecho Procesal Civil I 110 Dra.c. Pero si se encontraren en Segunda Instancia para sentencia. entonces prive la instancia y el Tribunal podrá. sean cuantas sean el número de tercerías propuestas y pasado aquel tiempo. en su parte final.p.p. según lo establece el ordinal 1° del artículo 267 c.

dice el artículo 546 c. el enfiteuta. Ejemplo de ello es el caso de que recaiga la medida de embargo sobre un vehículo adquirido bajo el régimen de la reserva de dominio donde la Ley que rige la materia autoriza al vendedor para hacer la oposición a la medida. aun antes de practicado. el acreedor prendario que detenta la cosa en una doble condición de poseedor precario frente al propietario de la cosa pero al mismo tiempo es un verdadero poseedor en lo tocante al derecho real que ejercita y puede por lo tanto hacer oposición en defensa de sus derechos por lo que . Ej.Derecho Procesal Civil I 111 Dra. ni a concurrir con éste en el derecho reclamado. d) Si el tercero no prueba la propiedad de la cosa sobre la cual ha hecho posición. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Romberg derivando a dicha definición las características de ésta intervención. pero esta no va o dirigido a excluir la pretensión del actor. c) La oposición procede cuando el tercero alega ser el tenedor legítimo de la cosa y presenta la prueba fehaciente de su propiedad por acto jurídico válido. que establece el procedimiento a la oposición al embargo. b) Tiene carácter incidental pues no es una demanda en forma.p. el acreedor prendario. Pero puede suceder que el tercero posea la cosa a nombre del propietario y en ese caso al hacer éste oposición. se ratificará el embargo pero respetando el derecho del tercero' cuando pruebe que sólo es poseedor precario a nombre del ejecutado o que sólo tiene un derecho de exigible sobre la cosa embargada. las cuales son: a) Es una forma de intervención de terceros en la causa. como la tercería. sino a la tutela del derecho del tercero sobre la cosa sometida a embargo. y cuando se ejecuta sobre la cosa un derecho real como el usufructuario. el usuario.c.: El caso de el arrendatario. sino que el tercero actúa mediante diligencia o escrito ante el Tribunal que haya decretado el embargo. o bien después de ejecutado el mismo y esas actuaciones van en el cuaderno de medidas. la Ley autorice la suspensión del embargo. por ello exige que para la revocación del embrago la cosa se encuentre verdaderamente en poder del tercero y que éste presente la prueba fehaciente de ser de su propiedad la cosa embargada.

2. los cuales no tienen la característica común de los bienes sobre los cuales recae el secuestro en general que son bienes determinados: la cosa vendida sin haberse pagado el precio (ordinal 5o). Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ justifica el contenido de !a norma cuando dice que se ratifica el embargo pero respetando el derecho del tercero Esto es una medida suspensiva hasta que venza el contrato de arrendamiento.c...p.c. de la cosa arrendada (ordinal 7o).c.2. igualmente establece el artículo 377 c. e) Consideran varios autores que aunque la norma sólo habla de la oposición al embargo. ella procede también en los casos de secuestro o de la prohibición de enajenar y gravar cuando los bienes sobre los cuales recae la medida no son el objeto sobre el cual versa el litigio sino que fueron dictadas para asegurar las resultas del juicio como sucede en los casos contemplados en los ordinales 3o y 4o del artículo 599 c.1. II. debemos observar del contenido de . que permiten el secuestro de los bienes de la comunidad conyugal.1. Por ello la doctrina ha denominado los casos contemplado en los ordinales 3o y 4o como secuestros subsidiarios.etc.p. que se puede hacer aún antes de practicado el embargo siempre y cuando hubiese sido ya decretada.Derecho Procesal Civil I 112 Dra. Pero.. o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate. II. e. o alguno de ellos.2.2. el Juez suspenderá el embargo y entregará la cosa al tercero. en su encabezamiento que al practicar el embargo..p.Procedimiento Al momento del embargo puede ocurrir varías cosas cuando se presenta un tercero alegando ser suyos los bienes. o . veamos cuales son: 1) Cuando el tercero opositor comprueba en el acto del embargo la propiedad y la posesión del bien objeto de la medida. Dice el artículo 546 del c.. de los bienes de la herencia o en su defecto del demandado en las causas que tienen por objeto la reclamación por haberse privado de la legítima. objeto de la medida. de la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión (ordinal 2o). etc.Oportunidad para hacer la Oposición al Embargo.

es decir. Esto quiere decir que el documento con el que pretende el tercero hacer oposición debe ser oponible a terceros ajenos a la relación sustancial a la que se refiere el mismo. es decir. un acto legítimo en consideración a la causa y a cualquier otro elemento constitutivo de las obligaciones. Dice el artículo 546 c. No puede ser un documento privado puesto que la fehaciencia está referida al mérito o valor de convicción que pueda tener la prueba presentada en el ánimo del Juez Debe dar fe de esa propiedad por un acto jurídico válido. por un acto jurídico válido. c) Presentare prueba fehaciente de la propiedad de la cosa. c) Esta última exigencia se refiere a la prueba de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido.. al momento de ejecutarse la medida.c. alegando ser el tenedor legítimo. o después de practicado. que se establecen tres requisitos para que proceda la suspensión inmediata a sabe: a) Que se presente un tercero.. que puede ser el Juez de la causa o un comisionado puede constatar en el momento si la cosa se encuentra en posesión o en poder del ejecutado. a) El primer requisito es que el tercero que se presente alegue la tenencia de la cosa... b) El segundo requisito es que la cosa se encuentre en posesión del tercero. Veamos entonces cual es la oportunidad de la parte (tercero) para presentar esa prueba fehaciente. que si al practicarse el embargo. b) Que aquella (la cosa) se encontrare verdaderamente en su poder. y.Derecho Procesal Civil I 113 Dra.c. La tenencia debe entenderse como el objeto remoto de la pretensión en razón de la propiedad y por tanto del derecho a tener la que debe dilucidarse en la incidencia con vista a las pruebas presentadas.p. esa tenencia a que se refiere este artículo no es la posesión de la cosa puesto que más adelante exige el legislador como requisito el que la cosa se encuentre verdaderamente n su poder. de lo que podemos deducir que el tercero puede efectivamente . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ la norma establecida en el artículo 546 c.p. Esta exigencia es la más fácil de comprobar puesto que el Juez que practica la medida.

si hubiere lugar a ella.) Que el tercero que alega ser el tenedor legítimo.Recursos Tiene apelación en un solo efecto.4. se respeta el derecho pero se mantiene la medida y en caso de ejecución el que adquiera en remate respetará ese derecho. entonces el Juez. presente prueba fehaciente y si encuentra la cosa verdaderamente en su poder.p.3.2.) Si el tercero no prueba nada.) Si el tercero no triunfa. pero el perdidoso podrá en vez de apelar de la sentencia de Primera Instancia intentar la correspondiente tercería.1. es decir. para probar a quien deba ser atribuida la tenencia. c. tendrán recurso de casación. c.3. c.) Con respecto a la decisión del Juez (que no es otro sino el de la causa) puede resultar lo siguiente: c.Derecho Procesal Civil I 114 Dra. que no paraliza la ejecución y en los casos que según el artículo 312 c.) Que el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez con otra prueba fehaciente.. en ese momento pueden presentarse varias circunstancias: c.) Si el tercero triunfa.2.1.c.3. c.3.) Si la cosa embargada produce frutos se embargarán éstos y el producto se destinará a satisfacer la ejecución II. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ efectuar su oposición desde el momento mismo de estarse practicando el embargo.2. decidiendo al 9o día. suspenderá la medida. en ese acto. se mantiene la medida. entonces en ese caso el Juez no suspende el embargo y se abrirá una articulación probatoria de 8 días sin término de distancia.Consecuencias Agotados los recursos producirá cosa juzgada.1. pero es poseedor precario a nombre del ejecutado o sólo tiene un derecho exigible. c. II. se levanta la medida. aún el comisionado.2. .3. procedan.3..1.4.3.

3. en el sentido de que no basta por si sola la cosa juzgada.: el interés del legatario cuando se demanda la nulidad del testamento. donde testamentarios. ya que teme sufrir los efectos indirectos o reflejos de la cosa juzgada. el cual considera tiene un interés jurídico actual para sostener las razones de alguna de las partes. entre herederos legítimos y los . dice Rengel Romberg. y pretende ayudarla a vencer en el proceso.c. mejorando o empeorando su situación jurídica según sea el caso. que trata de la intervención adhesiva o adherente que no es otra cosa que la intervención de un tercero en la causa. Debe haber interés jurídico y que ese interés sea la causa de la intervención. o bien porque la Ley extiende los efectos de esa cosa juzgada a la relación jurídica existente entre el tercero y el adversario de la parte a la cual pretende ayudar a vencer. consta el legado. De la definición anterior cabe destacar: 1) El interés jurídico del tercero interviniente debe ser actual y además material como veremos a continuación. lo que presupone que la decisión del proceso debe tener influencia sobre el complejo de derechos y de deberes del interviniente. Por ello ese interés jurídico tiene que ser material.p. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ II. Ej.1. sino que es necesario que la sentencia entrañe un perjuicio al interviniente. Intervención Adhesiva o Ad-Adiuvantum Entre las formas de intervención voluntaria del tercero en el proceso encentramos la contemplada en el ordinal 3o del artículo 370 c.Derecho Procesal Civil I 115 Dra.

. a saber: 1) Tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentra al momento de intervenir. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ II. por lo cual debe el Tribunal analizar los presupuestos de admisibilidad de la misma y si ella procede el tercero será admitido en la causa sin más trámites. ni sustituto procesal de la parte que coadyuva. por lo tanto el interviniente no es parte. por temor a los efectos que puede producir la decisión en su contra.1. etc.1. 4) El tercero viene en ayuda de una de las partes porque la ley sustancial extiende los efectos de la cosa juzgada entre ellas a la relación jurídica que existe entre el tercero y el adversario de la parte que ayuda. sólo se limita a sostener las razones de alguna de las partes para ayudarla a vencer en el proceso. ni representante de la misma. ni impugnar un contrato.Derecho Procesal Civil I 116 Dra. por no tener un . De allí que el interviniente adhesivo no es autónomo en el proceso. Esa intervención por tanto tiene sus limitaciones y que derivan de esa posición de subordinación que tiene la intervención adhesiva. 3) La intervención termina cuando termina el proceso principal bien por sentencia o bien por uno de los modos anormales de terminación del proceso.c.3. Esa oposición debe tramitarse por el procedimiento del 607 c. sino de un auxiliar que actúa en nombre propio y por sus propios derechos.Intervención Adhesiva o Ad-Adiuvandum Simple El interviniente adhesivo simple pretende sostener las razones de una de las partes y ayudarla a vencer en la litis. 5) Puede ocurrir que las partes del proceso se opongan a la intervención.p. puede realizar actos procesales pero no negocios jurídicos por lo que no puede el tercero transigir. puesto que acepta el mismo en el estado en que esté y debe o puede hacer vale? todos los medios de ataque o defensa admisibles en la etapa procesal en que se encuentre el juicio siempre y cuando ellos no estén en oposición con los de la parte principal... de allí que ésta intervención marque su diferencia con la tercería pues en aquella ei tercero plantea una pretensión y aquí no. ni alegar compensación. 2) Los medios de ataque o de defensa no pueden estar en oposición con !os de la parte que ayuda.

en la cual es sujeto sustancial el . a la cual no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia sino en una forma indirecta o por una eficacia refleja..Intervención Adhesiva Litisconsorcial El artículo 381 c. el primero se da cuando el adherente es sujeto de una relación sustancial que tiene con uno de los litigantes.p. II.Derecho Procesal Civil I 117 Dra. como ocurre con la tercería. el interviniente adhesivo será considerado litisconsorte de la parte principal a tenor de lo dispuesto en el artículo 147 c. si la sentencia le es adversa. dice que "cuando por disposiciones del Código Civil. 8) No puede ser testigo ni perito por su parte. no puede más tarde.. según el caso 7) No puede interponer recursos que la parte principal no desee o con los cuales esté en desacuerdo.1. puesto que no puede colocarse en oposición con la parte que ayuda por su condición de subordinado.p. la sentencia firme de! proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria.c. aunque accesoria. Dice Ricardo Henríquez que existe una delimitación entre el régimen de la intervención coadyuvante simple y el litisconsorcial. el litisconsorcial corresponde a los casos en que los efectos de la sentencia interesa directamente a la relación jurídica.3.2. del proceso. es decir.c. por supuesto. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ procedimiento propio. sino que hace suya la pretensión que ya se encuentra cursando o la posición del demandado. 10) No puede oponerse a los actos de disposición del derecho en litigio que haga la parte principal. 6) No puede modificar ni ampliar la litis contestación o el objeto del litigio puesto que no puede enriquecer ni ampliar la relación jurídica. que al intervenir en la causa aduciendo ser tercero adhesivo. puesto que su interés es ajeno a la sentencia que sólo afecta por repercusión. venir a proponer un nuevo proceso para discutir ese fallo. 9) La sentencia lo vincula. el segundo.

porque sino seria permitir. el sujeto sustancial de una de ellas. por lo cual deberá exigir el tribunal la comprobación de las circunstancias que la hacen procedente.1.I.4. "Cuando existe una conexión objetiva o de accesoriedad entre una u otra relación jurídica. que no es parte en el juicio. II. veamos: II. bien porque haga nugatorio su derecho. contemplado en el ordinal . existen dos formas de intervenir en la causa los terceros donde éstos son traídos a la causa o bien por ser común a éste. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ interviniente. se ayuda a si mismo antes que a su colitigante pues hace valer un derecho propio.Se requiere interés inmediato en lo que sea materia u objeto del juicio.4.1. dijimos ya. bien porque pueda hacerse ejecutoria la sentencia en contra de él mismo. podía o debía haber sido demandante o demandado originario.Solo es admisible contra la sentencia definitiva y en ningún caso contra las interlocutorias..2.- INTERVENCIÓN FORZADA O COACTIVA A diferencia de la voluntaria donde el tercero interviene por voluntad propia. 297 CPC) Este tipo de intervención esta restringida a limites precisos los cuales dijimos ya. resulte perjudicado con la decisión. dice Henríquez. están constituidos en el articulo 297 del CPC.4.. La diferencia entre simple y la litisconsorcial estriba en que ésta última. como decía Borjas. donde el tercero por tener un interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio.. entra en ésta como litisconsorte y no como adherente.1. y por ende. o lo menoscabe o desmejore.2. para poderla admitir. (Art.Apelación de Terceros Esta es una forma de intervención adhesiva. II. la causa pendiente. desde que propiamente se ayuda a si mismo antes que a su colitigante”.Derecho Procesal Civil I 118 Dra. que “la lid se convertirla en palenque abierto a cuantos quisieran medir en el sus armas por pretextos más o menos fútiles” II.

de modo que esté controvertido el mismo objeto y la misma causa pretendí y que hubiera podido dar al tercero la posición de litisconsorte. II. según lo preceptúa el artículo 384 c.I. b) Su función es lograr la integración del contradictorio en aquellos casos en que la causa pendiente es común al tercero para evitar con ello que surjan incidencias dentro del proceso que lo retarden sin necesidad puesto que todas las cuestiones relativas a la intervención deben ser resueltas. ni puede ser constreñido a llamar. como si lo dispone el Código Italiano.1.p. veamos la primera de ellas. pero que el actor no quiere...Efectos 1) El tercero se hace parte en la causa y litisconsorte de la parte con la . contemplado en el ordinal 5o ejusdem.Llamada del Tercero por ser Común a éste la Causa Pendiente Tiene las siguientes características: a) Tiene lugar por iniciativa de la parte ya sea de la actora ya sea de la demandada y no por iniciativa del Juez. pero en definitiva podemos hablar de que existen dos corrientes doctrinarias: las que admiten la llamada al tercero tanto en el litisconsorcio necesario como en el facultativo y la que excluye la intervención en el caso del necesario y sólo la admite en el caso de la litisconsorcio facultativo.c.p. o bien cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero y pida su intervención "en la causa. veamos a que se refiere esto: Para Chiovenda se trata de la llamada de quien habría podido ser. c) Debe existir comunidad de causa o de controversia. pero no quiere ni puede ser constreñido a ser litisconsorte del actor. Existen otras doctrinas que establecen criterios muy distintos a los expuestos por Chiovenda. lo que supone que actor y demandado se encuentran en litis por una relación jurídica común con el tercero o conexa con una en la cual el tercero se encuentra.c.2. II.2. o de quien habría podido ser litisconsorte del demandado. por el Juez de la causa en sentencia definitiva. Nuestro proceso admite la intervención de los dos casos de litisconsorcio.2. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 4o del artículo 370 c.Derecho Procesal Civil I 119 Dra.

II. 392 CPC. 3) Produce los mismos efectos que en el artículo 362 c.2.) Por la vía incidental dando nacimiento a un proceso subordinado y que toma el nombre específico de cita de saneamiento o de garantía. pero ésta sólo lo afecta a él y no a los otros litisconsortes. 2) Mediante su intervención el tercero debe presentar por escrito su contestación a la cita y presentar las defensas que le favorezcan tanto de la demanda principal como la de la cita.1. 4) La sentencia produce efectos de cosa juzgada para todos los litisconsortes partes en la causa..c. su falta de comparecencia. II.) Por Vía principal dando origen a un proceso autónomo. la confesión ficta.2.c.p. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ cual tiene interés común. Se defina como la demanda propuesta por vía incidental para hacer vales la acción de regreso aún sin haberse realizado la evicción. si bien es cierto que "el ejercicio judicial de saneamiento o de garantía se puede hacer de dos formas: a.Derecho Procesal Civil I 120 Dra. a.1. bien que eventual que debe titularse en el proceso pendiente.2.p.Características a) Es una intervención forzada puesto que el tercero no viene por voluntad propia al proceso sino que es traído e él por un llamamiento que hace el demandado en el escrito de contestación de la demanda. Esta última forma de ejercicio de la acción tiene su fundamento en el principio de la . pero en ningún caso cuestiones previas según art. es decir.2.2. según Luís Loreto. y. interés jurídico a ello.-Cita de Saneamiento y de Garantía Es la contemplada en el ordinal 5o del artículo 370 c. por existir desde el momento mismo en que se propone la demanda de molestia. que dice: "Cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa".

Igualmente el citante puede escoger: si plantea dos peticiones o escoge una y deja la otra. para intentarla como acción principal. entonces la cita sigue el mismo destino del juicio principal. y que en ella el tercero interviniente lo hace con una porción de contradictor en la misma. entonces el garante o el citado en saneamiento deba responder garantizando o saneando. la cita hace valer dos pretensiones: c. podemos deducir que la otra característica de la cita de saneamiento o de garantía es que se hace por vía incidental. según Loreto. b) La cita de saneamiento o de garantía tiene un carácter accesorio de la causa o pretensión principal. c) De lo anteriormente expuesto. c. puesto que al quedar desestimada la causa principal en su totalidad. el demandado. Entonces. aquí el tercero es un demandado llamado a la cita para que indemnice al citante de los daños que pudieran sobrevenirle si resultare vencido en el juicio principal.2.1) Que el citado venga a la causa a coadyuvar con el citante. en la defensa. y no la de mero auxiliar como el interviniente adhesivo. es decir. ha dicho la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 14-12-1988). Del mismo modo si el actor desiste de la demanda o cuando ésta se extingue sin haberse resuelto judicialmente. en la cita de saneamiento o de garantía la intervención del tercero no es por voluntad propia sino forzada. para el caso de que la demanda principal prospere y resulte condenado el demandado.) Indemnizar a este los daños que resulten a su cargo por el vencimiento del citante en el juicio principal. es decir. previniendo con ello que el .Derecho Procesal Civil I 121 Dra. De allí que la cita de saneamiento o de garantía sea una pretensión eventual o condicional. según sea la obligación contraída. aunque ello no obste a que se proponga por vía principal. Por lo que. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ economía procesal y en la idea de resolver en una sola sentencia acciones que tiene cierta conexidad material". implícitamente la cita quedará sin materia pues la evicción sólo es consecuencia de una acción victoriosa. retomando el tema.

) de donde podemos evidenciar que la cita de saneamiento o de garantía es una verdadera demanda. y ésta a otra. debe ordenarse la citación de! tercero en las formas como esta establecida en el código (cualquiera de las formas de citación que va estudiamos) para comparecer en el término de la distancia y 3 días más (dice el art. e) El tercero que comparece debe dar contestación a la cita y puede alegar en ella las defensas que tenga y que le favorezcan tanto respecto a la cita como a la demanda principal. pero en ningún caso se le admite la promoción de cuestiones previas para ser resueltas en limine litis de donde colegimos que puede oponerlas para ser resueltas previa la sentencia de mérito. y así sucesivamente. contentiva dentro de otra pretensión diferente y no una incidencia en el proceso. . No hay limitación en cuanto al número de citas pero si en cuantoaltiempopuestoqueelartículo386 c. quedando el proceso abierto a pruebas. g) Establece igualmente dicho artículo que si no se propusieren nuevas citas.p. 382 c. debiendo practicarse las citaciones en los mismos términos.c.Derecho Procesal Civil I 122 Dra. aún cuando no se hubiesen vencido los 90 días. establece que propuesta la primera cita el proceso se suspenderá de pleno derecho por 90 días dentro del cual deberían realizarse todas y sus contestaciones.p. La falta de comparecencia del tercero a contestar la cita produce los mismos efectos de la confesión ficta (parte final art. d) Propuesta la cita por la vía incidental. continuará el curso de la causa al día siguiente de la última contestación. 383 c.c.c..). f) Puede el citado al comparecer pedir que se cite a otra persona.p. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ obligado a sanar o a garantir le aleguen posteriormente que ha cesado para él la obligación de sanear o garantir.

la parte puede pedir. o la del remoto.Derecho Procesal Civil I 123 Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ h) El los casos de cita de saneamiento. a su elección la intervención de su causante inmediato. o la de cualquiera de ellos simultáneamente. .

Generalidades 1.2.2.1. 1.3. Periodo Probatorio. Derecho consuetudinario.1. Apertura 4. Diferencia entre medio y fuente. Inversión de la carga de la prueba 4.4. Prueba y medio probatorio. 1. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA Nº 12 De la Prueba en general 1. a) Hechos admitidos.1. Sistemas de apreciación de las pruebas.3. d) Hechos presumidos por la Ley. 1. Derecho extranjero. c) Máximas de experiencia. Fuentes legales.3. 3.1. 1. 4. Pruebas sobre el Derecho. 3.1. 2.2.1. Sistema de la libre convicción.2. 2. Objeto de la Prueba. 1. Sistema de la tarifa legal 2.4. Excepciones.2. 1.4. b) Hechos notorios.2. 2. La carga de la prueba.4. Computo del lapso probatorio. Derecho interno. Concepto 3.2.1.3. 1.4.Derecho Procesal Civil I 124 Dra. 1.1.4. Diferencia. .2. Pruebas sobre los hechos.4.2 Casos de no apertura 4.3. Sistema de la sana crítica 3. 1. Distribución de la carga de la prueba.

5. A disposición del Juez. Formalidades generales. Lapso de admisión. 6.4. 5.4.4. Lapso Probatorio.4. 5. A disposición de las partes. 6.1. 5.1.2 En el Código de Procedimiento Civil.1. Formalidades de presentación del escrito de promoción.1. Lapso Probatorio. Formalidades especiales. 5.1.1.1.3.1. 6.2.2. 6.1. 6. Lapso de Evacuación.Derecho Procesal Civil I 125 Dra. 6.3. Medios de prueba. 6.3. En el Código Civil. Las Pruebas libres. 6.2. 5. 6.3 En otras leyes. Lapso de Oposición.1.1. Requisitos de procedibilidad. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 5. Computo del lapso de evacuación- . 5.1.

humana. Generalidades. . La noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida. Para poder cumplir esos fines. RENGEL ROMBERG define a la prueba como "la actividad de las partes a crear en el juez la convicción de la verdad o falsedad de los hechos alegados en la demanda o en la contestación”. no le es posible aplicar correctamente la norma legal que h regula y declarar así los efectos jurídicos materiales que de ella deben deducirse y que constituyen el contenido de la cosa juzgada. y que ésta varíe según la clase de actividad o de ciencia a la cual se aplique. que en sustancia es el mismo que tiene en el Derecho.Derecho Procesal Civil I 126 Dra. ¡ajusta composición de los litigios o solución de la petición del actor. Pero es en las ciencias y actividades reconstructivas donde la noción de prueba adquiere un sentido preciso y especial. pues si el juez no conoce exactamente sus características y circunstancias. De allí que exista una noción ordinaria o vulgar de la prueba al lado de una noción técnica. Veamos en ese campo el concepto de prueba: "El fin principal de un proceso. el proceso necesita entrar en contacto con la realidad del caso concreto que en él se ventila. y el secundario. dice Devis Echandía. ROCCO la define como "el conjunto de normas jurídicas procesales que regulan la prueba y los medios de prueba". en estricta congruencia con la demanda y las excepciones". CARNELUTTI define la prueba judicial como "el conjunto de las normas Jurídicas que regulan el proceso de fijación de los hechos controvertidos". Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ De la Prueba en general I. es la realización del Derecho como satisfacción de un interés público del estado.

es decir. Diferencias. b) Y. y otros. b) Su contenido sustancial. uno de fondo. indicios. o el convencimiento que de ellas se trata de producir en la mente del juzgador. sus requisitos y su práctica. Pruebas y medios de prueba. los medios utilizados para llevarle al juez el conocimiento de los hechos. documentos. las razones o motivos que de esos medios se deducen a favor de ¡a existencia o inexistencia de los hechos. Veamos que diferencia existe entre pruebas y medios de prueba. que proporciona los principios para la valoración de los distintos medios aportados al proceso y que constituye una verdadera ciencia de la prueba. que incluye su admisibilidad. su oportunidad. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ De todas estas definiciones. De allí podemos deducir que por “prueba” podemos entender “las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos” y que medios de prueba “son los elementos o instrumentos utilizados por las partes y por el juez . 1. que la materia tiene dos aspectos para fines procesales: a) Uno de forma o procedimiento.Derecho Procesal Civil I 127 Dra. independientemente de las reglas de procedimiento. c) Su resultado subjetivo. tales como testimonios. Para hondar en ello se deben analizar primero los aspectos de la noción de prueba: a) Su manifestación formal. podemos deducir.1. es decir. y en este sentido el Juez concluye si hay o no prueba de determinados hechos.

Existen dos corrientes sobre el sentido que debe dársele a la noción de fuente judicial: a) La defendida por CARNELUTTI Y BENTHAN. Resumiendo. sea que constituyan o no la representación del segundo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ que suministran esa razones o esos. quienes opinan que fuente de la prueba son aquellos hechos percibidos por el Juez y que le sirben para la deducción del hecho que se va a probar. b) La sostenida por GUASP. motivos”. Pero en sentido general se entiende por “prueba judicial” tanto los medios como las razones o los motivos contenidos en ellos y el resultado de estos. puesto que consideramos como muchos otros que la fuente de la prueba son los hechos percibidos por el Juez y que le sirven para la deducción del hecho que se va a probar y para ello es indispensable un a operación mental precedida de otra sensorial: la deducción Sobre lo percibido. con especies intermedias como la representación y la indicación. consideramos que las opiniones de CARNELUTTI y BENTAHM son mas acertadas a nuestro modo de ver. y. quien ve tales fuentes en las operaciones mentales de donde so obtiene la convicción judicial y que se distinguen en percepción y deducción. por ello.2 Fuentes Legales. 1.Derecho Procesal Civil I 128 Dra. Esa operación es como el vehiculo o conducto mediante el cual la fuente de prueba es conocida por el Juez . es que puede existir un medio de prueba que no contenga prueba alguna porque de el no se obtiene ningún motivo de certeza.

1 Prueba sobre los hechos. la confesión. y ¿cómo se prueba? al referirse a los medios de prueba.4. la declaración del testigo que presenció el hecho. 1. cada concepto responde a las preguntas: ¿qué se prueba? al referirse a la fuente.4. Excepciones En principio tenemos que solo los hechos pueden ser probados o mejor dicho se prueban las afirmaciones qué pueden referirse a los hechos. veamos cuáles son: . Pero con respecto a eso existen excepciones. No se debe confundir la fuente de la prueba con el medio mediante el cual se manifiesta. en cambio. Como bien dice DUQUE CORREDOR. Objeto de la Prueba. 1. documento o confesión sino de los hechos narrados a través de esos medios. El hecho por probar no se deduce propiamente del testimonio.1.Derecho Procesal Civil I 129 Dra. la fuente es el hecho inspeccionado. El Objeto de la prueba responde a la interrogante ¿que es la prueba? O como dice COUTURE “¿que cosas deben ser probadas?”.3 Diferencia entre medio y fuente.4.1. Esa distinción podemos verla claramente en la prueba directa porque el medio será la inspección judicial. del cual se deduce la prueba de otro o de el mismo. como bien dice SENTIS MELENDO: "Dentro de esos hechos solo los alegados y sujetos a controversia son los que van a ser objeto de la prueba". Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 1. o como expresa DEVIS ECHANDIA “¿que se puede probar”? 1. confesado o narrado.

el concepto de notoriedad no puede tomarse como un concepto de generalidad puesto que un hecho puede ser notorio sin ser conocido por todos. Así tenemos que el articulo 506 en su segundo parágrafo dice:”Los hechos notorios no son objeto de prueba” c) Máximas de experiencia: Según COUTURE. Según son los juicios. no lo hayan invocado. el actual Código de Procedimiento Civil lo que hizo fue recoger el criterio doctrinal y jurisprudencial de que el hecho publico y notorio no necesita probanza alguna y lo incorporo en su articulado. conclusiones o criterios de alcance general obtenidos por el hombre de inteligencia normal. b) Los hechos notorios: Están excluidos de prueba. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ No debe Probarse: a) Los hechos admitidos: En contraposición a lo que se dijo anteriormente. En nuestra legislación. es decir. la notoriedad de un hecho no se obtiene solo de la certeza que pueda tener el Juez sobre ese hecho. que nadie lo pone en duda porque la conclusión que de el sale es tan firme como la que emana de una prueba directa y por ello puede el Juez tenerlo por cierto en su sentencia aun cuando las partes. ALSINA advierte que no pueden ' darse regias precisas con respecto a los hechos notorios porque los mismos pueden referirse a un acontecimiento histórico como político o atmosférico. pero su característica principal es el dominio público. son el juicios fundados sobre autores. CALAMANDREÍ los define como "aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un ¿¿terminado círculo social en el tiempo en el cual se produce la decisión". de que sólo los hechos controvertidos son objeto de prueba. los admitidos no lo son. pero con respecto a lo que debe entenderse por . Para CERNELUTTI. sino la certeza de este compartida por una generalidad de personas. Para COUTURE.Derecho Procesal Civil I 130 Dra. de la observación de lo que ocurre comúnmente y pueden formularse en abstracto por toda persona de un otros conjunto las máximas de experiencia nivel medio.hecho notorio hay diversidad de criterios. mediante la observación de lo que ocurre comúnmente en la .

las presunciones establecidas . un ejemplo de estas es la fijación del promedio de vida del venezolano puesto que ello emana de conocidas cifras estadísticas y de otros medios de información accesibles al común de los hombres. En nuestro Derecho son aceptadas las máximas de experiencia común cuando en el artículo Código de Procedimiento Civil se establece al final 12 del del parágrafo primero: "El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia" d) Los es una hechos proposición presumidos por la Ley: La presunción legal normativa acerca de la verdad de un hecho. bastándole entonces al que se afirma como hijo del matrimonio demostrar que su nacimiento ocurrió dentro de esos límites establecidos por el artículo 197 del Código Civil. Ejemplo: La Ley dentro presume como concebido del matrimonio los nacidos después de 180 días de la celebración del mismo y hasta los 300 siguientes a su disolución o anulación. La presunción no es una prueba sino una exención o dispensa de la prueba. pero si por el contrario no admite prueba en contrario se dice que es absoluta o iuris et de iure. Las máximas de experiencia común se diferencian de Los hechos notorios en que. De esa definición podemos sacar que existen además de las que han sido ya mencionadas (Absolutas y Relativas). Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ naturaleza y en la vida social. si bien es cierto que ambos conceptos afloran del elemento opinión común. más no de la prueba de los hechos que le sirva de base o de supuesto fáctico. de allí que la presunción legal exime a la persona en cuyo favor se propone de probar el hecho presumido por la Ley. en tanto que las máximas de experiencia se componen de juicios. los hechos notorios constan en virtud de simples percepciones recordadas. Si admite prueba en contrario decimos que la presunción en relativa o iuris tantum. El artículo 1394 ejusdem define a las presunciones al decir que son: “las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido". Sin embargo0 puede decirse que la presunción legal tiene un supuesto fáctico cuya base es la afirmación de ciertos hechos que se tienen por conocidos y de los cuales el Juez deduce el hecho desconocido.Derecho Procesal Civil I 131 Dra.

.leyes. las cuales por haber sido ratificadas por Venezuela. tienen por disposición expresa del articulo 8 del CPC.Derecho Procesal Civil I 132 Dra. no necesitan ser probadas. Derecho Interno La regla de que el Derecho no se prueba esta reflejada en el aforismo jurídico “iura novit curia”. resoluciones ministeriales u ordenanzas municipales. Este principio tiene dos aspectos: por un lado significa el deber del Juez de conocer y aplicar de oficio la norma aunque la parte interesada no haya tomado la iniciativa de alegarla y probarla.2. Derecho extranjero.4. las cuales quedan a la prudencia del Juez y él no debe admitir sino sean las que graves. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ por la Ley y las que puede establecer el Juez que se denominan "presunciones hominis".4. y sólo en los casos en los cuales la Ley admite la prueba testimonial que dice el artículo 1399 del Código Civil.1. 1. 1.2.2. ya sean nacionales estadales o municipales. decretos. Ninguna disposición legal venezolana regula lo relativo a este tema y menos aun si esa prueba compete a las partes traerla al proceso o si por el contrario puede ser indagada de oficio por el Juez. 1. aplicación preferencial. según el cual el derecho no necesita prueba porque se presume que el Juez lo conoce. Prueba sobre el Derecho.2. precisas y concordantes.4. reglamentos. En definitiva puede decirse que según el principio “iura novit curia” las leyes del Estado. por lo tanto tenemos que recurrir a las normas que sobre el tema contiene el Código de Bustamante suscrito como convención internacional en la Habana en el año 1928 y las convenciones suscritas en Montevideo en 1979 sobre normas generales de Derecho Internacional Privado además de la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho extranjero suscrita en la convención de Montevideo.

contenido ya alcance legal del Derecho Extranjero aplicable ( articulo 410 del Código de Bastamente). sin perjuicio de la facultad de las partes de existencia y el contenido extranjera de la Ley alegar y probar la invocada. lo establecido en el artículo 7 del Código Civil: “ Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. vigencia. Con respecto a la costumbre como objeto de prueba debemos atender al principio general de que la costumbre tiene valor en cuanto la Ley remita a ella o permita su aplicación. Pero en materia mercantil. Derecho consuetudinario.3. el Derecho extranjero tiene en -nuestro sistema las siguientes características: a) Se acepta la ley extranjera como derecho y su aplicación entra dentro del principio "Iura Novit Curia”.Derecho Procesal Civil I 133 Dra. y no vale alegar contra su observancia el desuso. contenidas en los artículos entre el 408 y el 411 del Código de Procedimiento Civil y en los artículos 2 y 4 de la Convención Interamericana sobre normas generales de Derecho Internacional Privado. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Conforme a las disposiciones que sobre pruebas trae el Código de Bustamante. reconociéndose así la facultad de las partes de colaborar con el Juez en dicha prueba. 4.2. En el Derecho venezolano rige en materia civil. por lo que es posible solicitar de oficio por vía diplomática la información sobre el texto. de aplicar de oficio el derecho extranjero no presupone el deber de conocer la norma. Esta obligación del Juez. b) Se impone al Juez la obligación de aplicar de oficio el derecho extranjero. ni la costumbre o práctica en contrario. el artículo 9 del Código de Comercio acepta la costumbre . por antiguas o universales que sean".

públicos. en la contestación si quien la alega es el demandado. En nuestro país tanto la doctrina como la Jurisprudencia le han dado a la costumbre el tratamiento igual a los hechos y de allí se desprenden varias consecuencias muy importantes PIERRE TAPIA señala: a) Alegada la costumbre en un juicio debe ser probada.Derecho Procesal Civil I 134 Dra. pues el juzgador no esta obligado a conocerla. generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente los jueces de comercio". pues de lo contrario no se puede apreciar en la sentencia porque precluye. a menos que una Ley nueva le niegue su valor probatorio. d) Debe tenerse en cuenta la vigencia de la costumbre cuando los hechos que la constituyen ocurrieron y no cuando se admita la prueba en el lapso de promoción o en la sentencia. b) Debe alegarse bien el libelo de la demanda si es por el actor. cuando los hechos que la constituyen son uniformes. e) Es de libre apreciación de los jueces de instancia y por lo tanto no revisable en Casación. salvo que el Juez no la aprecie en la sentencia a pesar de haber sido alegada y probada. . c) Puede probarse por todos los medios. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ al establecer: "Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley.

en cambio. que nos lleva a considerar el método que debe seguir el Juez para servirse de dichas pruebas. generalmente aceptados y reiterados por un largo espacio de tiempo.. la disciplina positiva de la valoración.Derecho Procesal Civil I 135 Dra. 2. La valoración de la prueba debe conducir al Juez a la convicción razonada acerca de la verdad le hayan transmitido los medios de prueba. públicos. es decir. . la relación en que se encuentra el Juez con los medios de prueba aportados en la etapa de instrucción. o mejor dicho ¿ cual es su eficacia en el proceso?. lo que significa que es la verdadera valoración. Es este ultimo punto el que vamos a desarrollar. el segundo tiene que ver con el método que debe seguir el Juez para obtener aquel resultado y se concreta en el estudio de los diversos sistemas de valoración existente. y por la otra parte. con el fin de formar su convicción acerca de la verdad de los hechos en que se fundamentan la pretensión y la defensa o excepción. El tema de la valoración de la prueba responde a la pregunta ¿Qué valor tiene la prueba?. los distintos sistemas de valoración de la prueba. pero el primero tiene que ver con la operación mental que realiza el Juez para formar su convicción. podemos considerar por una parte. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ f) Debe probarse que los hechos que la constituyen son uniforme. Ambos aspectos tienen que ver con el tema de la valoración. Entendiendo a la prueba como "prueba de parte” y destinada como va hacia el Juez. Sistemas de Valoración de la Prueba. lo que hace necesario examinar como influyen los distintos medios de prueba en la convicción del Juez.

1.sistema de la "tarifa legal" o de la "prueba tarifada". sin acudir a los medios normales de valoración de la prueba” Esa convicción debe ser convicción razonada. “Tú valoras la prueba como yo te lo digo” 2. también según COUTURE el legislador le dice al Juez: "Tú valoras la prueba como te lo indique tu conciencia". Según COUTURE. es el sistema "reservado para ciertos casos en los cuales la ley le permite al Juez como ocurre en el juicio criminal. juzgar los hechos sin necesidad de fundamentar racionalmente sus conclusiones. Sistema de la libre convicción. podemos decir con CARNELUTTI que este sistema de valoración se llama legal "porque su valoración esta regulada por la Ley". según COUTURE el legislador le dice al Juez. Sistema de la prueba legal..2. Denominado también como . derivada de un juicio critico apoyada tanto en las regias lógicas que gobiernan el buen juicio. pudiendo utilizar su saber privado. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 2. En este sistema el Juez sólo puede darle a la prueba el valor matemático previamente definido en la Ley. También se le denomina "prueba racional". En este sistema.Derecho Procesal Civil I 136 Dra.. como en las reglas o máximas de experiencia que indican lo que generalmente ocurre en la vida ordinaria. sin servirse de los elementos de convicción que aparecen en el proceso. .

Sistema de la sana critica Este concepto configura una categoría entre la prueba legal y la libre convicción. En efecto.3. sin excesivas abstracciones de orden intelectual. utilizando un sistema racional de deducciones". para utilizar la . Sin la excesiva rigidez de la primera (prueba legal o tarifada) y sin la excesiva incertidumbre de la última (la de la libre convicción). configura una feliz fórmula para regular la actividad intelectual del Juez frente a la prueba. pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. discrecional o arbitrariamente. porque entonces no sería sana crítica sino libre convicción. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 2. En nuestra legislación procesal civil se ha acogido el sistema de la sana crítica al lado del principio de la prueba legal. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia. El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica no es libre de razonar a voluntad. Las reglas de la sana crítica son ante todo las reglas del correcto entendimiento humano. Si se analiza bien el contenido del artículo se podrá notar que faculta al Juez. el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana critica”. que tenemos un sistema mixto. Dice COUTURE que en este sistema el . es decir. el articulo 507 del Código de procedimiento Civil de 1986 dice textualmente: A menos que exista una regla expresa para valorar el merito de la prueba. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.Derecho Procesal Civil I 137 Dra.legislador le dice al Juez: “Tú valoras la prueba como tu inteligencia te lo indique. en ellas interfieren las regías de la lógica con las reglas: de la experiencia del Juez.

La carga de la prueba. 3. tienen prefijada su regla de valoración (artículos 1359. El tema de la carga de la prueba aborda el hecho de responder a la interrogante ¿quién prueba?.1360 y 1636 del Código Civil. o el Juez). Concepto. En otras palabras. b) La experticia y la inspección ocular tienen expresamente permitida la libre apreciación. 3. . por cuyo motivo los jueces pueden apreciarlas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. se aplica el proceso a aquellas pruebas que no tengan legalmente graduado su valor probatorio. c) La prueba de testigos contempla reglas racionales de apreciación ( articulo 508 del CPC) d) Las pruebas libres carecen de una graduación. veámoslo con casos concretos: a) La prueba de confesión y la de documentos públicos y privados. a menos que exista una regla expresa (tarifa legal) para valorarla. o mejor ¿cuál de los sujetos que actúan en el proceso debe producir la prueba de los hechos que han sido materia del debate? (el demandante. obligando al Juez a motivar su decisión) artículos 1427 y 1430 del Código Civil y ordinal 4° del articulo 243 del CPC.1. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ sana critica.Derecho Procesal Civil I 138 Dra. el demandado.

por lo que se puede decir que el legislador de 1986 traslado al Código de procedimiento Civil el texto del articulo 1354 del Código Civil. Con relación a la distribución de la carga de la prueba puede decirse que tanto la doctrina como la pacifica jurisprudencia de nuestro mas alto tribunal han creado estos principios fundamentales: . tales afirmaciones constituyen entonces el thema probandum. los hechos notorios no son objeto de prueba ". la alegación o afirmación de los hechos en que se fundamentan. Veamos en nuestro Código de Procedimiento Civil lo que se establece con respecto a la carga de la prueba. debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.Derecho Procesal Civil I 139 Dra. los límites de la controversia o thema decidendum. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ En el proceso dispositivo. 3. ambos actos requieren por tanto. el artículo 506 dice textualmente: "Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. solo que ahora aparece como un sub-tipo de la regla general que establece el articulo 506 del nuevo código para todo alegato jurídico y no solo en materia de obligaciones.2 Distribución de la carga de la prueba. quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. j quien pretenda que ha sido libertado de ella. que se refiere a la carga de la prueba de las obligaciones y de su extinción. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla. que no esotra cosa que afirmar que las partes tienen ¡a carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho.

c) La contradicción pura y simple de la demanda.Derecho Procesal Civil I 140 Dra.3. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ a) La carga de la prueba no solo le corresponde al actor sino también al demandado. se produce el desplazamiento de la carga . Otro motivo de inversión legal de la carga de la prueba se encuentra en los hechos cuya verdad es presumida por la Ley. porque si están configurados los supuestos de hecho de la presunción. b) Corresponde al actor la prueba de los hechos que dan nacimiento al derecho que invoca (hechos constitutivos). según sus respectivas afirmaciones de hecho. modificar o extinguir la pretensión. no coloca sobre el demandado la carga de la prueba ni el riesgo de la falta de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. en cuyo caso 'queda el actor dispensado de la prueba y la carga probatoria se traslada íntegramente al demandado. la contestación genérica. d) Corresponde al demandado la carga de la prueba de los hechos en los cuales fundamenta su excepción ( hechos extintivos e impeditivos) e) La excepción del demandado algunas veces implica la admisión del hecho constitutivos alegado por el actor como fundamento de su pretensión. La Inversión de la carga de la prueba esta reflejada en la regla según la cual el actor tiene la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión. a menos que el demandado alegue otro hecho capaz de impedir. Esto está reflejado o contemplado en el tantas veces citado artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. es decir. 3.

denominado "De la Instrucción de la Causa". contestación. ésta nos lleva a la parte de la vista y sentencia en primera instancia y lo que es el procedimiento de segunda instancia. . cuestiones previas. Está previsto en el Capítulo II del Libro II del Código de Procedimiento Civil. La inversión convencional de la carga de la prueba se refiere a la posibilidad de que las partes. por convenio particular relajar o alterar las reglas sobre la carga de la prueba para adulterar o modificar sus efectos. citación. Vimos con anterioridad que el proceso ordinario se encontraba dividido en el código en tres etapas: la de "Introducción de la Causa". 4. establezcan en el contrato o convención que las vincula un régimen de prueba. reconvención c intervención de terceros. dando por sentada de antemano la veracidad de ciertos hechos y estableciendo una liberación total o parcial de prueba para alguno de los contratantes o atribuyendo anticipadamente la carga de la prueba a alguno de ellos. va desde el lapso probatorio hasta la carga y apreciación de la prueba pasando por todos y cada uno de los medios probatorios permitidos por la Ley procesal. que iba desde la introducción de la demanda. Período probatorio. la de "Instrucción de la Causa". Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ de la prueba hacia quien resulte afectado por ella para que la destruya mediante la demostración de los hechos capaces de hacerlo. y finalmente está la etapa de "Decisión de la Causa". que se refiere a toda la materia probatoria. Estos convenios son rechazados por la mayoría de los tratadistas al considerar que no pueden las partes.Derecho Procesal Civil I 141 Dra.

Es la etapa formativa del material probatorio que el Juez necesita decidir” Sabemos que nuestro proceso es un proceso dispositivo. 4. En esta etapa probatoria se sigue igualmente el principio de la preclusión de los lapsos procesales y se divide el lapso probatorio en dos grandes etapas que son “Promoción” y “Evacuación”.Derecho Procesal Civil I 142 Dra. entendida como dice DUQUE CORREDOR como "la actividad de las partes y del Juez dirigida a improbar los hechos o datos en que las partes apoyan sus alegatos. donde se establece: “ Si el asunto no debiere decidirse sin pruebas el termino para ellas será de quince días para promoverlas y treinta para evacuarlas…” En base a ese principio de preclusividad debemos decir también. además de poder sentenciar conforme a la equidad corneo vimos antes. es decir. a hacer "uso de unos poderes probatorios y de apreciación ampliados para llegar a la convicción plena de la verdad real y no necesariamente formal. como bien lo decía el informe que la comisión redactora dirigió a la Comisión Legislativa del Congreso encargada de la discusión de este nuevo código. el Juez lo declare así en el día siguiente al vencimiento del lapso de emplazamiento. que este lapso se abre de pleno derecho sin necesidad de decreto o providencia del Juez. De lo dicho podemos colegir que el lapso probatorio del juicio ordinario no lo debe aperturar el Juez sino que queda abierto ope legis. pero que existen excepciones a ese principio y una de esas excepciones la encontramos precisamente en materia probatoria donde se le faculta al Juez. de pleno derecho y ese lapso queda abierto a partir del día siguiente a aquel en el cual se . a menos que por deberse decidir el asunto sin pruebas. contempladas en el articulo 392 del CPC. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Ese término de "Instrucción de la Causa" nos indica que se trata de la etapa destinada a regular tiempo. lugar y forma de la prueba. que es la tendencia de los sistemas procesales modernos”.1 Apertura del lapso.

Para que esto ocurra es necesario que se den ciertas circunstancias.) para luego caminar juntas ¡as dos causas hasta la sentencia definitiva. puesto que por regla general el derecho no debe ser objeto de prueba. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ venció el lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda.P. que ocurre cuando la causa debe decidirse sin pruebas..2. el lapso para que las apartes promuevan todas las pruebas de las que se quiera hacer valer tiene dos derogaciones: a) Cuando se ha intentado la reconvención. en cuyo caso se suspéndela causa hasta tanto el demandante-reconvenido la haya contestado. b. e igualmente. ser de mero derecho. que como dijimos antes. debe hacerlo en el 5° día después de que el Tribunal haya admitido la reconvención (artículo 367 del C.) Cuando igualmente intervienen terceros en el proceso. que puede haber casos en los que no haya apertura d ese termino probatorio. quedando abierto a pruebas de pleno derecho tanto el juicio principal como el de las citas. lo que veremos mas adelante. de pleno derecho. En el primer caso.C.Derecho Procesal Civil I 143 Dra. Casos de no apertura. a saber: a) Que la demanda parezca de por si. . cuando vencido el lapso de comparecencia queda abierto. al igual que la contestación. donde se suspende el juicio principal hasta la última contestación de las citas aún cuando no hubieren transcurrido los noventa días de la suspensión de la causa. es decir. 4.

C. es necesario un auto del tribunal que asilo declare. desde luego que si los hechos no son controvertidos entonces no habrá objeto de prueba. se concentra el proceso y se pasa a la fase de decisión de la causa con la realización de los informes en el décimo quinto día a la hora que fije el Tribunal (artículo 391 del C.P.) a diferencia de lo que ocurre cuando se abre la causa a pruebas que los informes se presentan también al décimo quinto . derogándose con ello el principio de que las sentencias interlocutoras no tienen apelación en un solo efecto. c) Que las partes de común acuerdo o por separado. o con los instrumentos que se presentaren hasta los informes. o solo con los elementos de prueba que obren en el juicio. bien porque las partes no hicieron uso del recurso de apelación o bien porque el Juzgado Superior confirmó la decisión del de Primera Instancia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ b) Que el demandado haya admitido expresamente los hechos y contradicho solo el derecho. Al quedar firme dicho auto. si se da uno de estos requisitos. Sin embargo.Derecho Procesal Civil I 144 Dra. Ese auto es libremente apelable. a menos que se trate del tercero de los enumerados que por surgir del común acuerdo entre las-partes no tiene apelación. la cual podra presentares hasta los informes. pidan que el asunto se decida como de mero derecho. el cual deberá dictarse al día siguiente del vencimiento del lapso de emplazamiento p2ra la contestación. d) Que la Ley solo permita la prueba instrumental.

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ día. pero de haberse vencido el lapso probatorio ".Derecho Procesal Civil I 145 Dra. 4." (Artículo 511 del C. Esos lapsos de promoción y evacuación de pruebas se computan por días de despacho. bajo la vigencia del Codigo de Procedimiento Civil de 1916 existia un limiite de mas de dos mil kilómetros para para que se pudiera conceder el lapso extraordinario para la evacuación de pruebas en el exterior. el lapso de pruebas se calcula de la siguiente manera: a) El lapso ordinario es de quince días para promover y treinta para evacuar.. Cómputo del lapso probatorio.3.. . mas el término de la distancia para la ida y para la vuelta cuando hayan de evacuarse fuera del lugar del juicio pero dentro del territorio nacional (art.P. hoy solo se requiere que las pruebas tengan que evacuarse en el exterior pero cumpliendo con las siguientes condiciones: a) Que el hecho a probarse haya ocurrido en el lugar donde deba evacuarse la prueba. Anteriormente.392 CPC) b) El lapso extraordinario es de hasta seis meses para las pruebas que hayan de evacuarse en el exterior. que establecen que son por días consecutivos. Según los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil.C).a cualquier hora de las fijadas en la tablilla. con excepción del extraordinario para las pruebas en el exterior ya que por tratarse de un lapso por meses debemos hacer uso de la regla contenida en el articulo 199 del CPC al igual que en el articulo 12 del Código Civil.

1366. Si el Juez concediere ese termino denominado ultramarino y no se practican las diligencias a que se refieren las pruebas. 1357 y 1334) a. al decir que son que determina el Código Civil. b) Las tarjas (art. que como todas las multas que trae el código resultan hoy día irrisorias a circunstancias de la inflación (articulos 17.1. 1371. 1383) c) Los testigos (arts. Medios de prueba El artículo 395 del Código de Procedimiento Civil nos dice cuáles son los medios de prueba admisibles en juicio. 1387 . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ b) Que exista constancia de que los testigos promovidos residan en el lugar donde se solicita la evacuación.C. Establece igualmente dicho artículo que valerse de cualquier medio "pueden también las partes de prueba no prohibido expresamente por la Ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones". 5.170 y 394 del CPC) 5.1393) d) Las presunciones (arts.1.P. Instrumento público (arts. Instrumento privado (arts. que son las que la doctrina denomina "pruebas libres".1399) . y otras leyes de la República. 1358.. Pruebas contenidas en el Código Civil a) La prueba escrita (art. 1394 . 1363. 1355) a. se le impondrá una multa al parte promoviente de dicha prueba.Derecho Procesal Civil I 146 Dra. se exprese la oficina donde se encuentran los instrumentos. el C. o de lo actuado se evidencia que la misma fue maliciosa con el objeto de retardar el juicio. o la persona en cuyo poder estén. 1379 y 1380). 1375. 1377.2. c) Que de ser instrumental la prueba.

401.2 Pruebas en el Código de procedimiento Civil.504) 5.432) d) Las pruebas de Informes (art.1418) g) El juramento deferido de oficio (arts. ord.436) f) La inspección Judicial (art 472) g) Las reproducciones (art. 5. 1419 . 1428 .1430)) j) Los informes (Parte final art.1421) h) La experticia (arts.43) . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ e) La confesión (arts. Solo pueden ser utilizadas por el juzgador y no por las partes. a) El interrogatorio libre y sin juramento (art.Derecho Procesal Civil I 147 Dra. 1406 .433) e) La prueba de exhibición (art. entre ellas tenemos: a) El juramento deferido de oficio del Código de Comercio (art.503) i) Los experimentos (art.1427) ¡) La inspección ocular (arts.3. 191) k) Las actas del estado civil (art. 503) h) Las reconstrucciones (art.1 A disposición de Juez. 1400 . 1°) b) Las copias fotostáticas y fotográficas ( art 429) c) Las publicaciones y periódicos y gacetas (art. Pruebas en otras Leyes de la Republica.1405) f) El juramento decisorio (arts. 1422 . 457) l) Las partidas eclesiásticas (art 458) m) Las pruebas supletorias de las partidas del estado civil (art 459) n) Las pruebas hematológicas o heredo-biológicas ( art 210) o) Los planos en el contrato de obra ( art 1638) 5.3.

134 del Código de Enjuiciamiento Criminal). b) El juramento de la parte sobre la preexistencia de bienes en casos de delitos Contra La Propiedad (art. d) La declaración de los peritos como testigos (art. 5o de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas). 649. 5. objeto y apreciación. 63 de la Ley Tutelar del Menor). art. 142 de la Ley titular del Menor). 763. asesores y consultores (art 22 del Código de Instrucción medico Forense. 42 de la Ley de propiedad Industrial. y art.3. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ b) Las consultas a expertos. art 5 de la ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios. 131 y 132 ejusdem). 132. . e) El reconocimiento de personas como prueba autónoma (arts. Están sujetas a las reglas establecidas para sus formalidades. 856 y 876 del Código de Comercio).2.Derecho Procesal Civil I 148 Dra. o rd. entre ellas tenemos: a) Los protestos de mar (arts. A disposición de las partes. c) Los informes en los juicios de guarda (art.

Dentro de este grupo de pruebas podemos incluir todos aquellos medios de prueba que no estén incluidos ninguno de los puntos anteriores y que puedan conducir al esclarecimiento de la verdad.1. k) Cartas catastrales y planos o croquis de la Oficina Nacional de catastro de tierras y aguas ( arts. ord. 9° de la Ley Orgánica sobre sustancias estupefacientes y Psicotrópicas). pero deberán reunir ciertas condiciones establecidas en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. g) Las fotocopias y grabaciones policiales (art.4. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ f) Las fotografías y grabaciones (art. h) Planos y fotos objeto de registros policiales ( Ley sobre Derechos de autor.132. 98 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público). ord.122 de la Ley de Reforma Agraria). los cuales son: .4. 36. ley sobre Propiedad Industrial y Ley de Venta de Parcelas).Derecho Procesal Civil I 149 Dra. 5. Requisitos de procedibilidad. j) Cartas agrológicas y edafológicas (art. i) Mapas fotografías e informaciones físicas y territoriales de la Cartografía Nacional (art.16 de la ley Orgánica de la administración Central). Pruebas Libres 5.39 y 41 del Reglamento de la Ley de Reforma Agraria).

es decir.Derecho Procesal Civil I 150 Dra. Se incluyen dentro de este principio. artículo ya que Esta 395 del esa aplicación Código de Procedimiento Civil puede dar lugar a la casación de la sentencia si el Juez ha incurrido en admitiéndolas o evacuándolas analogía establece que el sin infracción atenerse artículo Procedimiento Civil en su segundo parágrafo. 320 a dicho artículo debidamente del Código a la de . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ a) Que no estén expresamente prohibidas por la Ley. la protección al hogar doméstico (art. porque el está facultado por expresamente la norma relativa a la Prueba Libre para hacerlo al igual que como también lo expresa el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. aquellas que han sido obtenidas violando garantías constitucionales como por ejemplo la protección a la .vida privada. que pueda ser contradicha por la otra parte. 62 ejusdem) y la inviolabilidad de la correspondencia (art. pero siempre dentro de los límites de la analogía porque no le está permitido facultad está analógica a al Juez reservada que se crear al refiere actos Poder el procesales Legislativo. b) Que conduzcan a la demostración de las pretensiones de las partes. entendiéndose por ello que la ley no prohíba su uso y que con su promoción no se sustituya o desvirtué una prueba prevista en la Ley. que pueda estar sujeta al contradictorio para garantizar así el derecho a la defensa. 63 ejusdem). y que escape al control del Juez. c) Que se promuevan y evacuen relativas a los disposiciones aplicando medios por de analogía prueba las semejantes contenidas en el Código Civil o en su defecto en la forma que señale el Juez. (art 59 de la Constitución Nacional).

En estos casos. En nuestro proceso civil este lapso se abre de cieno derecho sin necesidad de decreto o providencia del Juez ni de pedimento de parte. pero compartimos el criterio sostenido. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 6. que se establece en el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil.Derecho Procesal Civil I 151 Dra. con la excepción de la prueba de confesión. en las cuales no hay lugar al lapso y son los casos contemplados en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil. Lapso Probatorio. este concepto tiene que ver con el espacio de tiempo que va desde la apertura del lapso probatorio hasta la conclusión del lapso para evacuación. También tiene que ver el concepto de lapso probatorio y su apertura exlege con el principio de preclusión de los actos procesales y el principio de que las partes quedan a derecho una vez citadas para la contestación de la demanda sin necesidad de que hay que hacerlo nuevamente para ningún otro acto del juicio. En sentido amplio. en la cual debe citarse a la parte para absolverlas en forma personal. siempre y cuando no haya recibido conciliación de las partes o convenimiento del demandado u ocurrido algún otro medio de auto composición procesal. por FEO que dice que . el Juez podrá declarar mediante auto que la causa no se abrirá a pruebas. Ese principio o regla general de la apertura a pruebas tiene sus excepciones. Esa apertura ocurre automáticamente por el simple hecho de vencerse el lapso de emplazamiento. como la transacción. .

o bien en el caso de que habiéndose apelado el tribunal del alzada haya confirmado la decisión del Juez de Instancia. una vez ejecutoriado dicho auto.Derecho Procesal Civil I 152 Dra.1. En estas circunstancias. a la hora que fije el Tribunal.". salvo disposición especial de la Ley. 6. aquí los informes: se presentarán a la hora prefijada por el Juez y no durante las horas fijadas en la tablilla para despacho. entonces se procederá al acto de informes al décimo quinto día siguiente a la ejecutoria. establecido en el artículo 396. el tercero de los ordinales no da derecho a apelación lógicamente por lograrse a través del acuerdo entre las partes. salvo las disposiciones contempladas en la Ley las cuales analizaremos más adelante. si observan bien. . es por ello que la norma en comento da el recurso de apelación libremente en los casos de los ordinales 1o. que haya transcurrido el lapso de apelación y no se haya hecho uso del mismo. Pueden sin embrago. Analicemos la norma: a) "Dentro de las primeros quince dios del lapso probatorio….creo que lo dijimos antes ya. Es un lapso preclusivo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ debe el juez ser prudente y esperar la solicitud de las partes para no cercenar el derecho a la defensa pues podría ocurrir que alguna de las partes tuviera alguna prueba que aportar al proceso y por una decisión apresurada del juzgador se le vulnerara ese derecho. el cual establece que dentro de los primeros quince días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse. 2o y 4°.. esto nos da a entender que es un lapso preclusivo y perentorio. las partes evacuar cualquier clase de prueba en la cual tengan interés. Lapso de promoción. es decir.

Derecho Procesal Civil I

153

Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín
_______________________________________________________________
b) "...deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse,..”
de

esto se interpreta que este mandato está dirigido a las partes y no al Juez, por lo

que podemos sacar en conclusión que éste podía promover las pruebas que le están
permitidas fuera de ese lapso. Las pruebas que le están permitidas al Juez, son: la
experticia de oficio (art 451 del C.P.C.), inspecciones judiciales (art. 472 del C.P.C), las
planos, calcos, copias y reproducciones (art. 502 del C.P.C.), reconstrucciones (art.
503 del CPC),

radiografías,

radioscopias,

análisis

bacteriológicos y cualquier otro experimento científico

hematológicos

(Art. 504 del C.P.C.),

y
el

juramento diferido de oficio (arts-. 428 del C.P.C. y el 1419 del C.C.), al. Igual que las
contenidas en el artículo 401 denominadas también "auto para mejor proveer", las
cuales deben diferenciarse de las pruebas antes dichas en que aquellas significan
una verdadera actividad probatoria inquisitiva del Juez más que en un proveimiento
para sentenciar, como ha dicho DUQUE CORREDOR.
c)

"...salvo disposición especial de la Ley." ¿Qué significa esta frase? No tien e

más significado que la existencia de excepciones a la regla general de que se deberán
promover todas las pruebas en el lapso preclusivo ce los quince días siguientes al
vencimiento del lapso de contestación, veamos cuáles son esas excepciones:

La confesión provocada o posiciones juradas, las cuales según el articulo 405
del Código de procedimiento Civil pueden promoverse desde la propia demanda
hasta el momento de comenzar los informes para sentencia.

Los Instrumentos Públicos que no sean de los fundamentales en la demanda,
los cuales pueden ser producidos hasta los últimos informes (art.435 del CPC).

El juramento decisorio, que puede ser deferido en cualquier estado y grado de la
causa ( art. 420 del CPC).
Igualmente pueden las partes de común acuerdo hacer evacuar cualquier clase

de prueba en la cual tengan interés, en cualquier estado y grado de la causa.

Derecho Procesal Civil I

154

Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín
_______________________________________________________________
Existe dentro de los procedimientos especiales que trae el código de
Procedimiento Civil en su Libro Cuarto, Titulo VIII, articulo 813 y siguientes un
procedimiento denominado “ Del Retardo Perjudicial” mediante el cual se ejerce esa
acción que provee el cese a ciertas amenazas o hechos con los cuales se pretende
crear incertidumbre sobre la integridad de nuestro patrimonio o el equilibrio de nuestro
derecho, como dice CALVO BACCA.
La demanda por retardo perjudicial no tiene como fin resolver un conflicto de
intereses mediante una sentencia, sino que tiene por objeto la instrucción d
determinadas pruebas entes del juicio, cuando temor fundado de que desaparezca la
posibilidad de constatar ciertos hechos que convengan al actor en un futuro juicio para
salvaguardar su derecho.
Se trata de un proceso por separado que trata de preparar con la citación de la
parte contraria, la evacuación de la prueba promovida y para ello es necesario el
cumplimiento de los trámites procesales contenidos en dicho titulo.
Este es otro medio de evacuar cualquier prueba con excepción de la confesión
(art.816 del CPC), en una etapa procesal distinta al lapso de promoción de pruebas,
porque inclusive se puede aun antes de introducir la demanda pues son, como dice
CALAMANDREI, “medidas instructorias anticipadas”.
6.1.1. Formalidades de presentación del escrito de promoción.
6.1.1.1. Formalidades generales.
En cuanto a la forma se debe presentar por escrito, ello se desprende de
las menciones hechas en los artículos 110,398 y 399 del CPC, donde el legislador
habla o se refiere a “los escritos de promoción de pruebas” en el primero y de “los
escritos de pruebas” en los dos últimos, existiendo una sola excepción y es la

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Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín
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contenida en el articulo 451 del CPC donde se establece que la prueba de experticia se
promoverá “por escrito” o “por diligencia”.
En cuanto a la oportunidad, ya se dijo que el lapso de promoción es de
quince días, y que va desde el día siguiente de haber concluido o precluido el lapso de
comparecencia y se computa por días de despacho; a pesar del cambio de los lapsos
por días de despacho, los cortos claro esta, este lapso fue establecido dentro de la
normativa del código como días de despacho, por disposición expresa de su articulo
197.
Dicho escrito deberá ser presentado ante el Secretario del Tribunal dentro
de las horas de despacho, quien deberá estampar una nota donde hace constar el
día y la hora de su presentación. Pero dicho escrito no se agregará a las actas
hasta el día siguiente al vencimiento de dicho lapso. Normalmente se hace
constar mediante una nota de Secretaría la presentación de las pruebas de
alguna de las partes a fin de evitar fraudes procesales.
Durante la vigencia del código anterior se permitía promover la prueba
hasta las doce de la noche del día en el cual culminaba el lapso de promoción y
presentarlo en la residencia del Secretario del Tribunal, lo que hacían muchos
abogados negligentes que dejaban todo para última hora, era obligar al Secretario
a estar a disposición de ellos hasta las doce de la noche;, esto se justificaba si por
alguna razón, el cliente- se tardaba en suministrar alguna prueba, pero era
utilizado más como descarga de is comodidad de algunos y molestia de otros
porque obligaba al Secretario a estar a disposición de las partes hasta las doce de
la noche. Por eso. se piensa que fue derogada esa norma, aunque es inexcusable
que aún a doce años de vigencia del nuevo código no falta quien llegue a solicitar
la dirección de habitación de algún Secretario para llevarle las pruebas.

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Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín
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6.1.1.2. Formalidades especiales.
Existen

formalidades

especiales

para

la promoción

de

ciertos

escritos de pruebas. Veamos cuáles son:

1) Para las posiciones juradas se deberán manifestar en el mismo

escrito

la disposición de absolverlas recíprocamente sin lo cual s no le serán
admitidas (art. 406 del C.P.C.).

2) Para el juramento decisorio, dice el artículo 420 del Código de
Procedimiento Civil, que se debe proponer la fórmula de éste de manera,
"clara, breve, precisa y comprensiva del hecho, o los hechos, o los del
conocimiento de éstos, de que las partes hagan depender la decisión del
asunto".

3) Cuando se promueve el testimonio de un tercero para que ratifique un
documento emanado de éL, deberá acompañarse del documento cuya
ratificación se pretenda (art. 431 del C.P.C.).

4) Para la exhibición de un documento, se deberá acompañar a la solicitud
con una copia de dicho documento, o en su defecto, la afirmación de los
datos

que

cono2ca

el

solicitante

acerca

del

contenido de! mismo y un medio de prueba que constituya presunción grave
de que el documento se halla o se ha hallado en poder de su adversario (art.
436 del C.P.C.).

en la prueba de testigos. 482 del CPC). 6) Para la inspección judicial. cosas. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 5) Para la experticia. entendiéndose como contradichas si existe silencio de la contraparte. aunque la norma no trae un requisito especial. Igualmente. dijimos ya que dentro de ese mismo lapso puede hacerse oposición a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente. las personas. 472 del CPC y 1428 del CC). se debe indicar con claridad y precisión los puntos sobre ¡os cuales debe ejecutarse. 7) y finalmente. 6. un lapso de oposición. o el convenimiento de alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte determinándolos con precisión pues los mismos no serán objeto de prueba. pueden las partes . es decir. se abre exlege . ilegales o impertinentes. es necesario indicar lo que se quiere reconocer.Derecho Procesal Civil I 157 Dra. Según esta nueva disposición. es necesario presentar la lista de los que van a declarar con indicación del domicilio de cada uno ( art. lugares o documentos sobre los cuales verse la prueba (arts. Vencido el lapso de quince días para la promoción de las pruebas. Lapso de oposición. De esta manera se vino a incluir dentro de la norma aquellos conceptos de contradicción de la prueba que había venido incluyendo la jurisprudencia patria. debido al vacío que existía en la legislación.2.

entonces como dice COUTURE se tendra por “prueba impertinente” aquella que no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración. 2) En relación con el requisito de pertinencia del hecho. es preciso aclarar lo que esto significa. no pueden influir en su decisión. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ tanto hacer oposición a las pruebas de la contraparte como convenir alguno o algunos de los hechos que se tratan de probar. igualmente es impertinente la prueba sobre hechos admitidos por el adversario. es decir.Derecho Procesal Civil I 158 Dra. pero ya se trate de prueba legal o libre se deben cumplir los siguientes requisitos: 1) En relación al requisito de la legalidad. . todo lo contrario de lo que establecía el código derogado que establecía como ilegales los medios de prueba no contemplados expresamente en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. y en general sobre cualquiera de los hechos que no necesitan ser probados. ni alegados en la contestación. De allí tenemos que la prueba sobre hechos no libelados. Procede esta oposición por dos aspectos diferentes que son la ilegalidad y la impertinencia o inconducencia del medio. es impertinente. según palabras de procesalista colombiano HERNANDO DEVIS ECHANDIA. debemos ver que dentro del régimen de libertad de prueba que trae el nuevo código son legales todas las pruebas no prohibidas expresamente por la Ley. o sobre hechos presumidos por la Ley. La pertinencia contempla que el hecho por probar puede tener con el litigio y será impertinente aquella que se deduce con el fin de llevar al Juez el convencimiento sobre hechos que por ningún respecto se relacionan con el litigio y que por lo tanto.

Debido al nuevo régimen probatorio si se tratan de pruebas libres. se deberá fijar un plazo para su evacuación y concluido éste. Si el Juez no providenciare los escritos de prueba en el término que se le señala en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil.C. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 6. de admisión. que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del lapso anterior. al décimo quinto día tendrá lugar el acto de informes. En la realidad. Solo en casos donde sean manifiestamente contrarías a la Ley o que no tengan conexión alguna con los hechos libelados es cuando en la práctica forense se desechan las pruebas o mejor dicho. amén de que la norma establece. el Juez deberá providenciar los escritos de prueba admitiendo las que sean legales y pertinentes. a reserva de apreciarlas o no en la sentencia de mérito sin coartar el derecho a la defensa que tienen las partes. Si el Tribunal Superior ordena admitirla luego que el de Primera Instancia negara su admisión.P. 7 y 395 del C. . se declaran inadmisibles. es decir. y declarando las que manifiestamente fuesen ilegales e impertinentes. las pruebas se tienen por admitidas si las partes no se opusieron a su admisión y por tanto éstas tienen derecho a que se proceda a su evacuación-sin providencia.).Derecho Procesal Civil I 159 Dra. dentro de los tres días siguientes al vencimiento del lapso de oposición. Establece el artículo 398 del CPC. el Juez fijará la forma de evacuar esta prueba si existiere alguna análoga contemplada en el Código Civil y si no la hubiere la fijará el Juez (arts.3 Lapso de admisión. El auto que admite o niega la admisión de alguna prueba tiene apelación en un solo afecto en ambos casos. la prudencia de los jueces les lleva a admitirlas a todo evento. una sanción para el Juez que incurriere en esta omisión. no se procederá a evacuarla hasta que no exista la providencia del Juez admitiéndola o negándola. Pero si hubiere oposición a alguna prueba. es decir.

4. 6. Ese lapso es de treinta días y se computa según las reglas establecidas en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil Si se trata de inspecciones judiciales. lo que significa que el lapso no comienza a transcurrir hasta que no haya pronunciamiento expreso del Juez. . prueba de confesión o exhibición de documentos. Computo del Lapso de evacuación.Derecho Procesal Civil I 160 Dra. 2) Tácito: Cuando no hay oposición alguna y el Juez no providencia su admisión en el lapso oportuno.1. b) Cuando ha habido oposición. ese lapso de treinta días se contará por los días que transcurran en el tribunal de la causa.4 Lapso de Evacuación. esté ubicado o tenga su domicilio fuera del espacio que comprende la competencia territorial del tribunal. Este lapso se inicia de cualquiera de los modos siguientes: 1) Expreso: Puede ser en los siguientes casos: a) Cuando el Juez admite la prueba en el lapso oportuno. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 6. debido a que dichas pruebas son de las que no se pueden comisionar para su evacuación a menos que lo que se vaya a inspeccionar. entonces se entiende o presumen admitidas las pruebas. o el que vaya a absolver posiciones juradas.

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Si se fueren a evacuar en otro tribunal pero del lugar del juicio. . Si se fueren a evacuar del lugar del juicio se procederá conforme a la regla contenida en el ordinal 2° del mismo artículo. se cuentan los días según la regla contenida en el ordinal 1° del articulo 400 del CPC.Derecho Procesal Civil I 161 Dra.

- Oportunidad III. Su objetivo es hacer del conocimiento del Juez el litigio planteado destacando los puntos que cada litigante considere que es más .Derecho Procesal Civil I 162 Dra.c. Pedida la elección de asociados.- Importancia del Acto I- CONCEPTO Establece el artículo 511 CPC que: "Si no se hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados en el término indicado en el artículo 118 c.- Observación V.p. alegatos o defensas que existen en el proceso. Está establecida en ésta norma la oportunidad procesal para presentar los informes de las partes en el proceso. (día 15) siguiente al vencimiento del lapso probatorio a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192 CPC. los informes de las partes se presentarán en el décimo quinto día. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 13 DEL ACTO DE INFORMES I.- Forma de Presentación IV.- Concepto II. los informes de las partes se presentarán en el décimo quinto día (día 15) siguiente a la constitución del Tribunal con asociados. Pero ¿Qué son los informes? Los informes son un recuento sintetizado que hacen las partes al Juez para ilustrarlo sobre los puntos más resaltantes de los hechos.

Se trata de un acto procesal como dice Sánchez Noguera. Pueden ocurrir varios supuestos.- OPORTUNIDAD Según el artículo 511 c. Tiene su razón lógica ésta norma de fijar esta oportunidad por cuanto los informes. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ representativo de sus alegatos. por lo que no tendría razón alguna de que los informes se presentaran sin estar todas las resultas de las pruebas promovidas y evacuadas en el proceso. pues se cumple en el proceso y sirve al proceso. pero que agregados a las actas las resultas de algunas y otras no hayan llegado. Su misión no tiene consecuencia jurídica alguna. son un recuento que hacen las partes intervinientes en el litigio para ilustrar al Juez sobre los hechos más relevantes ocurridos en el proceso a los fines de ilustrarlo para la toma de su decisión y sobre todo en la parte que más se hace hincapié. su presentación es una consecuencia lógica de las etapas que ha recorrido el proceso. entonces ¿Cuándo .. veámoslos: 1.Puede ocurrir que se hayan evacuado todas las pruebas. dijimos ya. analizando pruebas para que el Juez pueda tener una visión más amplia a la hora de decidir.Derecho Procesal Civil I 163 Dra. es en la parte probatoria y los resultados de la misma.p. que no sea la pérdida de la última oportunidad que se le brinda a las partes para influir en el ánimo del sentenciador e igualmente es la ultima oportunidad para aportar a la causa la prueba de documento publico que se pueda traer hasta ese momento. si es que no se hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados. los informes se presentarán en el décimo quinto día siguiente al vencimiento del lapso probatorio. esto es la etapa de introducción y la de instrucción y se ilustra y afinca el resultado de lo que se ha pedido o negado y de lo que se ha aportado a favor de una u otra cosa.c. II.

por ser una prueba fundamental. después que las resultas se hayan agregado a las actas. 2. bastará computar treinta (30) días de despacho en el calendario que lleva el Tribunal y luego quince (15) días para la presentación de informes.. debería añadirse al cómputo de los treinta (30) días. las del art. entonces deberán las partes solicitar al Tribunal si están interesados en las resultas. o bien pedir sea el tribunal el que fije la oportunidad para la presentación de los informes.Puede ocurrir que las pruebas se evacuen en el Tribunal de la causa y no exista ninguna prorroga concedida (prueba de experticia) entonces allí el computo es muy fácil. 3. 433 c.) o que nunca lleguen. para computar luego los quince (15) días para la presentación de informes. Si existiere una prórroga pedida por los expertos para la evacuación de la prueba. que alguna de las partes o ambas soliciten al Tribunal la fijación de la misma y el Tribunal dicte un auto haciendo la fijación. en los casos donde existieren muchas pruebas por evacuar y no se sepa con certeza cuando debe comenzar a computarse el lapso para los informes. .Derecho Procesal Civil I 164 Dra. pedir al Tribunal que se vuelva a oficiar solicitando la remisión a la brevedad posible de esas resultas.p. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ se comienza a contar el lapso para los informes? mi criterio es que no se puede comenzar a computar dicho lapso sino cuando todas las pruebas se hayan agregados a las actas. el de la prórroga y luego los quince (15) días para informes.c. entonces el resto del lapso se computa por los Transcurridos en el Tribunal de la causa.. Es recomendable.Si las pruebas ya estuvieren agregadas (su evacuación claro está) a las actas del expediente. y de ellas se evidenciare que el lapso de treinta (30) días de despacho aún no ha concluido. pero puede ocurrir que alguna o algunas pruebas se tardan más de lo debido en regresar (eso ocurre más que todo en las pruebas de informes.

Hoy en día se eliminó totalmente la oralidad y quedó como única forma de presentación la escrita.p. IV.FORMA DE PRESENTACIÓN Establece el artículo 512 c. que las partes presentarán sus informes por escrito los cuales se agregarán a los autos. Eliminó éste Código la oralidad de los informes que regía el Código anterior y estableció el escrito como la única forma de presentarlos.OBSERVACIONES (Art. 513 CPC) Una vez presentados los informes de las partes se abre un lapso de ocho (8) días para que.. aquí lo que se concede es un lapso de ocho (8) días para que dentro de ese lapso presenten las observaciones. Al igual que el escrito de contestación deberá el Secretario del Tribunal estamparle la nota correspondiente poniendo el día y la hora de su presentación. dentro del mismo. precluido ese lapso entonces entra el Tribunal a dictar sentencia. tenían que ser leídos antes de agregarlos a los autos. Anteriormente los informes eran verbales aun cuando se agregaran sus conclusiones por escrito.. V.Derecho Procesal Civil I 165 Dra. Si se fijan bien. Este lapso de observaciones tiene su razón de ser en el principio de la bilateralidad en el proceso al darle oportunidad a la contraparte de hacer la réplica de los informes presentados por la contraria. las partes presenten por escrito también las observaciones sobre los informes presentados por la parte contraria al tribunal.c.- IMPORTANCIA DE DICHO ACTO Tiene la importancia de instruir al Juez de los hechos alegados y de las pruebas promovidas y evacuadas de donde cada uno deriva su defensa y . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ III.

pudieran ser determinantes es la suerte del proceso. como serían los pedimentos de reposición y de confesión ficta. aun cuando no aparezcan constituidos en la demanda o en la contestación. en cuyo caso el Juez deberá hacer pronunciamiento expreso en la sentencia.Derecho Procesal Civil I 166 Dra. si el Juez no hace pronunciamiento alguno en su sentencia hay desacato al principio de la congruencia del fallo. Para el Juez no es vinculante los alegatos de las partes en sus informes. dice Ricardo Henríquez. alegatos o defensas que. es decir. . tengan influencia determinante en la suerte del proceso. Concluye diciendo que si en ellos se alegan peticiones. la confesión ficta u otras similares. como serían la reposición de la causa. aunque no aparezcan contenidos en la demanda o en la contestación. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ especialmente si en los mismos se alegan hechos que. no son vinculantes en cuanto al método de la sentencia ni a la necesidad de dar respuesta a cada uno de los puntos de derecho que se articulen en el escrito de conclusiones aun en el caso de que se proteste pronunciamiento expreso al respecto. los cuales según la opinión reiterada de la Corte Suprema de Justicia.

No pueden las partes..c).III. puesto que no puede ordenar otras diligencias distintas a las que se encuentran establecidas en la norma (arts.Tiene como finalidad la de aclarar dudas sobre hechos debatidos en el proceso para aclarar ambigüedades o vaguedades de los hechos alegados por las partes. que realiza.Derecho Procesal Civil I 167 Dra.IV. Procedencia Diferencia con el Auto Para Mejor Instruir La Prueba de Oficio CONCEPTO. 401 y 514 c. sin que pueda compelérsele a que lo acuerde. exigirle al Juez que dicte la providencia.. (Arts. para ilustrar su criterio.Esa discrecionalidad del Juez es taxativa.Es una actuación oficiosa del Juez.c. Se puede definir como el mandato que la Ley le da al Juez para que se practiquen las diligencias que expresamente le faculta la norma. 401 y 514 c. ni siquiera de mutuo acuerdo. CARACTERÍSTICAS 1.p.I.p.. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 14 DEL AUTO PARA MEJOR PROVEER I.) con la finalidad de esclarecer hechos que no obstante resultan probados en la instrucción de la causa que aparezcan dudosos u obscuros de modo que le permitan formarse un mejor criterio sobre los mismos para dictar la sentencia para buscar la verdad real. 3. así como también para ampliar su conocimiento sobre hechos no evacuados o . 2.II. Generalidades.- Concepto. GENERALIDADES.V. Características Oportunidad Procesa! Procedimiento.

entonces dispone el Juez de un lapso quince (15) días para dictar ese auto. entonces tenemos el auto para mejor proveer que establece el artículo 514 CPC Ese lapso que establece el artículo 514 es en algunos casos preclusivo. pero en otros donde está de por medio el orden público. esta disposición debemos concatenarla con la que establece que si no se hubiese pedido la constitución del Tribunal con asociados. los informes se presentarán al décimo quinto (15°) día después de vencido el lapso probatorio. es conminatorio. 401. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ que habiendo sido evacuados no lo fueron satisfactoriamente y que resulten indispensables para el mejor esclarecimiento de la verdad.. sólo una trae demás el artículo 401 que algunos autores denominan autos para mejor instruir puesto que se encuentra incluido dentro de las normas de la instrucción de .PROCEDIMIENTO . II. En otras. como loes el Informe Social del INAM. palabras los autos para mejor proveer no fueron hechos para suplirle pruebas a las partes.- OPORTUNIDAD PROCESAL Existen dos normas que establecen los autos para mejor proveer y son los artículos 401 y 514 del CPC (fase de decisión de la causa) El primero. pues hasta tanto no conste en autos dicho informe no podrá el Juez sentenciar el juicio de divorcio ordinario. pero si ya hubiere transcurrido ese lapso y se hubiesen presentado informes. el art. III. establece que concluido el lapso probatorio podrá el Juez ordenar la práctica de las diligencias en él contenidas. es decir.PROCEDENCIA Los dos autos para mejor proveer tienen casi las mismas diligencias.Derecho Procesal Civil I 168 Dra. Fíjense bien que el auto para mejor proveer tiene la finalidad de permitirle al Juez aclarar o completar las pruebas aportadas por las partes para una mejor ilustración del Juez„ más no para traer pruebas que las partes no hicieron en el proceso.. de donde tenemos que entonces dispone el Juez de catorce (14) días de despacho para dictar el auto para mejor proveer dispuesto en el artículo 401.

El ordinal 3o del artículo 514 equivale al ordinal 4o del artículo 401 y se refiere a la prueba de inspección judicial en algunas localidades o sobre el proceso por lo que no puede versar sobre personas. Como dijimos antes. mientras que el contenido del artículo 514 está ya dentro de las normas o de la etapa de decisión de la causa. "constituirá sin duda una confesión espontánea oponible de acuerdo al principio de adquisición procesal (a confesión. aun sin haber sida. es decir. antes de que el proceso entre en etapa de decisión el Juez podrá ordenar que se practiquen cualesquiera de las diligencias establecidas en el artículo 401. o de cualquiera otro que. ambos autos tienen casi el mismo contenido con algunas diferencias y la exclusión en él artículo 514 del ordinal3o del artículo 401' que se refiere a la comparecencia de algún testigo que habiendo sido promovido no rindió declaración. según Ricardo Henríquez. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ la causa. en el artículo 401 se entiende que la comparecencias libremente. IV. por lo que la misma podría versar incluso a un documento privado que apareciere estar en manos de alguna de las partes. Puede. en cambio en el ordinal 1o del 514 se sobreentiende obligatoria Esta.Derecho Procesal Civil I 169 Dra.. el Juez combinar esta prueba documental con el interrogatorio libre de alguna de las partes sobre el contenido del documento. por ello se denomina auto para mejor proveer. según Duque Corredor. relevo de prueba: art. Pero. El ordinal 2° se refiere a la prueba documental. animales y cosas.DIFERENCIA CON EL AUTO PARA MEJOR INSTRUIR. aunque no haya mediado juramento promisorio de su parte". de parte. aparezca mencionado en alguna prueba o en cualquier acto procesal de las partes. para realizar esta prueba es necesario que exista en el proceso algún dato sobre su existencia y que el Juez lo juzgue necesario. 1401 ce).-promovido por las partes. Cuando se . además esta diligencia probatoria no está restringida a ningún Tipo de documento. En el ordinal 1° de ambos artículos existe una diferencia.

pero por supuesto debe tener relación con lo debatido. las del artículo 401 y antes de dictarse el fallo. en las contempladas en el artículo 514. por concepto de costas procesales. Claro está que. Ambos artículos señalan que el Juez señalará término suficiente para cumplirlo. debe haber alguna circunstancia del otro proceso y que entre ambos exista alguna relación. La del ordinal 4o del artículo 514 equivale al ordinal 5o del artículo 401 ejusdem.p. se refiere a experticia con la única limitación que la misma debe versar sobre los puntos que fije el Tribunal. . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ trata de algún proceso que exista en algún archivo público. por supuesto. Gastos de estas actuaciones: Establece el articulo 514 que los gastos que estas diligencias acareen serán repartidos por mitad por las partes. pero las partes tendrán la oportunidad de hacer las observaciones que consideren pertinentes en el acto de informes. debe ser uno (1) o tres (3) expertos (art.c). sin que ello obste que la parte que resulte gananciosa en el proceso sea limitada a pagar los gastos del auto para mejor proveer. 459 c. Igualmente se establece que no tiene apelación el auto que ordene las diligencias.Derecho Procesal Civil I 170 Dra. o que se amplíe o aclare lo que existe en autos.

Tribunal con Asociados. pero se utiliza la figura de los asociados. III. se constituya el Tribunal con Asociados para sentenciar de forma definitiva la causa.. del contenido a la norma se desprende que solo es utilizable en los procesos cuyo .Faltas Absolutas.. I. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 15 TRIBUNAL CON ASOCIADOS I.I. De la norma antes transcrita podemos deducir que los asociados son abogados que reuniendo las condiciones para ser jueces..2.Tribunal con Asociados. asocian las partes.Oportunidad para Solicitarlos. establece que. en todas las etapas de los juicios.. III. IV. valga la redundancia. Igualmente.Ternas III.Elección.Derecho Procesal Civil I 171 Dra. con el Juez natural a los fines de dictar sentencia definitiva: No es común en la practica.Honorarios. El artículo 118 del CPC. II.. cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales de Primera Instancia..

l. señala claramente la oportunidad para poder solicitar la constitución del tribunal con asociados. Pero. es el Tribunal el que forma la terna y escoge el de la parte contraria. Elección. III... II. según sea el caso. que reúnan las condiciones fijadas en la ley para ser jueces. De cada lista escogerá uno la parte contraria. si se encuentran incursos en alguna de las causales del articulo 82. ¿Qué pasa si una de las partes no concurre al acto? Pues muy sencillo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ conocimiento corresponda a primera instancia. se podrá solicitar tanto para la sentencia de primera instancia como la de alzada. la cual no es otra que de los cinco días siguientes después de vencido el lapso probatorio en el tribunal de la causa o de llegado el expediente al tribunal superior. accidentales o especiales.Derecho Procesal Civil I 172 Dra. Una vez solicitado.Oportunidad. debiendo exponer cada uno de los postulados su disposición de aceptar. La norma contenida en el artículo 118. e igualmente. si faltan las dos partes entonces se declarará desierto el acto y la causa continuará su curso normal sin asociados. pues la norma se refiere a que los funcionarios judiciales sean ordinarios. . III.Ternas. el juez fijará una hora del tercer día de despacho siguiente para proceder a la elección. Al igual que los jueces naturales podrán ser recusados(por motivo sobrevenido) e inhibirse. En el día y hora fijadas concurrirán las partes y cada una de ellas consignará en el expediente una lista de tres personas.

es decir. Honorarios. su falta será llenada por el mismo modo como se le nombro. a qué persona escogieron para hacer la elección de la lista contraria. y si no lo hiciese. Si hubiesen más de dos partes. convenimiento o transacción. . las que tuvieran derechos semejantes formarán el grupo que realice lo antes dicho. y por la suerte sacará los tres que van a formar parte de la lista de donde escogerá la parte contraria y por la suerte se hará la designación de la parte contraria. harán constar el medio que utilizaron para la escogencia de la terna. deberán expresar si fue escogida de común acuerdo o por la suerte. con la excepción de que una vez comenzada la relación termine la causa por perención. igualmente.Faltas absolutas de los asociados. igualmente. 50 de la Ley de Arancel Judicial). Establece. consignará los honorarios de los mismos. La parte que haya solicitado la constitución con asociados. la referida ley que dichos honorarios serán depositados en cualquiera de los institutos bancarios contratados por el consejo de la Judicatura por la parte interesada y no serán entregados a los mismos hasta que hayan cumplido su cometido. o por mayoría haciéndose constar. dentro de los cinco días siguientes a la elección.Derecho Procesal Civil I 173 Dra. Cuando falleciere alguno de los asociados o faltase por cualquier motivo. la causa seguirá su curso sin asociados. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Cuando existiere pluralidad de partes tanto activa como pasiva. el juez insaculará papeletas con los nombres de todos los de esas ternas. Si no hay acuerdo lo fijara el juez (Art.2. Pero si no se ponen de acuerdo o si tuvieran intereses disímiles. IV. desistimiento. III. Estos honorarios están sujetos a la deducción de un 5% que establece el artículo 66 de la misma ley.. Esos honorarios son estipulados por la parte de los asociados mediante convenios que deberán hacer constar en el expediente.

V. NOCIONES GENERALES. al igual que el de primera instancia. denominado ad-quo procedimental. está compuesto de diversos actos procesales. que vienen a constituir una etapa más del proceso. II. ANUNCIO DEL RECURSO. le corresponde analizar. NOCIONES GENERALES. III. OPORTUNIDAD. ASOCIADOS. VI. PRUEBAS ADMISIBLES. 1. INFORMES. y no un nuevo juicio. IV. que tiene por objeto la revisión de la sentencia dictada por el tribunal inferior. El procedimiento de Segunda Instancia surge cuando contra la sentencia dictada en primera Instancia es interpuesto el recurso de apelación por la parte que resulto perdidosa en el fallo de primera instancia. Al tribunal superior así como también su actuación denominado ad quem. TEMA Nº 16 PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA I. a menos que la causa se trate de una interdicción o inhabilitación en cuyo caso la causa tiene consulta obligatoria con el superior respectivo. de nuevo los alegatos hechos por las partes en su libelo y en la contestación así como también el material probatorio aportado por las partes en el proceso salvo. SENTENCIAS. IV. las pruebas que por excepción pueden ser realizadas ante el . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA Nº 16 PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA I. OBSERVACIÓN A LOS INFORMES.Derecho Procesal Civil I 174 Dra. Este procedimiento.

por lo que apela ante el superior para que éste a través de una nueva sentencia le adecué la pensión alimenticia. es decir. pongamos el caso de un juicio de divorcio. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ superior y que vemos en el punto siguiente. o alegar otras defensas. que ganó el juicio una pensión alimenticia a favor del o de los hijos de Bs. puesto que la virtud del recurso de apelación y en base al efecto superior el conocimiento de la causa en la extensión y medida en que fue planteado el problema en el libelo de la demanda e igualmente. proponiendo nuevas pretensiones. II.000. que como dice Duque Corredor. "este procedimiento no es un nuevo juicio y por ende. y en algunos casos una actividad probatoria restringida. pero resulta y pasa que.00. ha dicho la Corte. donde el fin del mismo es obtener a través de la sentencia. Pero. que también transmite el conocimiento de la causa en la extensión y medida en que quedó reducido en el momento de la apelación". en éste procedimiento ante el superior. se permite oír de nuevo a las partes. la pensión alimenticia. a través de los informes. pero le parece que la pensión fijada es extremadamente alta. Veámoslos con un ejemplo.Derecho Procesal Civil I 175 Dra. de conformidad con el principio del contradictorio. ya que la apelación provoca un nuevo examen del caso pero reducido a lo que fue objeto de apelación. en la misma sentencia se le fija al padre. no es posible ampliar la demanda. oponiendo nueva excepciones". Al igual que en el procedimiento de primera instancia el artículo rector para la constitución de asociados en el superior es el artículo 118 que establece la . la disolución del vínculo matrimonial que teman los cónyuges. sino que toda la actividad desplazada en ésta segunda instancia debe ir dirigida a revisar el fallo en lo que quedó restringido por efecto de la apelación. ASOCIADOS. él está de acuerdo con la sentencia que le concedió la disolución del vínculo matrimonial que él pedía. en ese caso el tribunal superior no puede entrar a revisar el fallo en cuanto a la disolución del vínculo.000. 1. De allí.

la cual no es otra que dentro del quinto día siguiente a la llegada del expediente en el Tribunal Superior. ¿Pero como se computa dicho lapso o mejor dicho cuándo comienza a transcurrir el mismo? No señala expresamente el Código ninguna formalidad para la remisión de los autos (expediente) del tribunal inferior (el que conoció de la causa en primera instancia y aquel que debe conocer la segunda instancia) es decir. que la foliatura del expediente esté correctamente hecha y en caso contrario de enmendar la misma y corregirla. En la práctica procede así. una vez oída la apelación en ambos efectos. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ oportunidad para ello. una vez realizado esto se remite el expediente o las copias al tribunal superior que se encuentra distribuyendo las causas en ese momento y una vez recibido en el que le corresponda conocer. y cuando la misma fuere en un solo efecto. lo que se remiten son copias certificadas. cuando la apelación es en ambos efectos dice que se remiten los autos. Pero la Corte. la cual firmará la secretaria del tribunal al igual que otra nota donde se hace constar cuantas piezas tiene el expediente y de cuántos folios consta cada una de ellas. Bueno. el superior solo se establece dentro del artículo 294 la oportunidad para ello y la forma.. que como ya dije antes es el expediente original. de que se encuentran inutilizadas todas las estampillas que la ley de timbre fiscal preveía para el momento en que ocurrió la actuación.. el funcionario encargado en el tribunal para ello. revisa íntegramente el expediente a los fines de verificar de que no falten firmas. a menos que lo apelado se esté tramitando en pieza por separado en cuyo caso se remite la pieza original. el número de folios y piezas que contenga y dará cuenta al juez." . en sentencia dictada el 23o-94 abandonó el criterio que había mantenido de que bastaba con que estuviera asentado en el libro diario del tribunal el asiento respectivo de que se había recibido el expediente sin que se requiriera auto expreso y dijo sentado de "que el recibo del expediente debe ser hecho mediante auto inscrito por el Juez y el Secretario. en cuyo caso se pone una nota de secretaria haciendo constar las mismas. se estampa una nota de secretaria donde se hace constar la fecha del recibo.Derecho Procesal Civil I 176 Dra.

20 días si la apelación es de la definitiva y/o si es interlocutoria y las posiciones juradas y d juramento decisorio. puede el juez dictar auto para mejor proveer dentro de los límites establecidos en el artículo 514. dentro de los quince días siguientes a la presentación de los informes en el superior. Dijimos al comienzo del tema que la segunda instancia era un procedimiento de revisión de un caso ya instruido por el tribunal que dictó el fallo del cual se apela. el término de promoción es de cinco días contados a partir del auto de recepción del expediente ante el Tribunal Superior. es a partir de ese auto cuando comienzan a computarse dos lapsos. por lo que se justifica que en la alzada las pruebas admisibles sean restringidas y en razón de ello la norma es aplicación restrictiva por ser de derecho estricto.Derecho Procesal Civil I 177 Dra. Allí mismo dice que para la prueba de instrumentos públicos la oportunidad de su presentación es hasta los informes. OPORTUNIDAD. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Bueno. Veamos cuales con las pruebas admisibles en ésta segunda instancia y cuál es la oportunidad para las partes para promoverlas. El artículo 520 establece que (leerlo). uno de cinco días para solicitar la constitución del tribunal superior con asociados y otro. . el término para constituir el tribunal con asociados es de cinco días a partir del auto de recepción del expediente en el superior y la forma de elegir a los mismos. es decir. de veinte días para la presentación de informes si la sentencia apelada fuere definitiva y de diez días si la misma fuere interlocutoria. es decir. Es decir. PRUEBAS ADMISIBLES. es la misma que establece el artículo 120 para su escogencia y que ya vimos en el tema 15: III. Igualmente. en conclusión. es decir es el mismo lapso par solicitar el tribunal con asociados y su evacuación se hará hasta los informes.

OBSERVACIÓN A LOS INFORMES. al igual que como ocurre en Primera Instancia pueden presentarse. IV. Establece la misma norma que si con esos informes fuere promovida la prueba documental que como dijimos antes ésta es la última oportunidad para hacerlo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ IV. contado a partir del auto de recepción del expediente en el Tribunal Superior si la sentencia apelada fuere definitiva y si fuere interlocutoria. INFORMES. Los Informes ante el Superior.C. c) Si hubiere sido pedida la Constitución con Asociados y no se consigna los honorarios de los asociados. que si el instrumento presentado como prueba es impertinente . Ahora bien. el lapso antes dicho de 20 y 10 según sea el tipo de sentencia apelada. Establece el artículo 519 que presentados los informes cada parte podrá presentar las observaciones escritas a los informes de su contraparte dentro de los ocho días siguientes a la oportunidad en que se presentaron los informes. comenzará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se constituyó el Tribunal con Asociados. dentro de los cinco días siguientes a su elección. dice Ricardo Henríquez. y. b) Si se hubiere pedido la Constitución del Tribunal con asociados y el Tribunal llega a constituirse. Veámoslas: a) Si no se pidiere la Constitución del Tribunal con asociados. es decir. y este es la más común de todas. entonces por efecto de la misma norma la causa continuará sin asociados y el lapso para presentar los informes comenzará a transcurrir al día siguiente del vencimiento de ese lapso de cinco días. tomando en cuenta tres situaciones que pueden presentarse.P. tal como lo establece el artículo 123. surge para la parte contraria el derecho de hacer uso al procedimiento de la tacha de falsedad establecido en el artículo 440 del C. los informes se presentarán en el vigésimo día de despacho. en el décimo día.Derecho Procesal Civil I 178 Dra.

pero si el Tribunal observa que la excepción de prescripción no fue alegada en el proceso. entonces podrá declarar inadmisible la incidencia de tacha por su impertinente a la litis. el superior no puede conocer de cuestiones que no fueron propuestas ante el Juez de Primera Instancia puede ser tan extenso como el de la Primera Instancia o menos extensa que ella (.. es decir. o concierne a hechos incontrovertidos. Vamos a poner el caso de que conjuntamente con los informes se presenta el documento público mediante el cual se interrumpió la prescripción de una acción de cobro de bolívares. Dice igualmente éste autor que éstos principios a su vez determinan las reglas de la apelación y por ende las limitaciones del juez en el momento de dictar la sentencia del superior y estas reglas son las de la medida de la apelación (Tantum Devolutum Quantum Appelatum). dice Duque Corredor. Habrá lugar a tramitar entonces ante el Superior. que ustedes saben que según el artículo 1969 del Código Civil se puede interrumpir mediante el registro del libelo de la demanda con su auto de admisión por el Tribunal de la Causa. esa incidencia de tacha. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ a la litis y nada tiene que ver con lo debatido. Al ejemplo que trae el Maestro Henríquez es claro para la comprensión del punto.Derecho Procesal Civil I 179 Dra..) lo que implica decir que no más "dice el autor Barboza Moreira. pero la contraparte tacha de falso ese documento fundamentándose en alguna de las causales del artículo 1380 del Código Civil. V. SENTENCIA. igualmente existe otro elemento que lo delimita y éste tiene que ver con el Principio de la Personalidad de la apelación según el cual el recurso solo beneficia a quién apeló y por el Principio del Vencimiento o causa de la apelación. Los poderes del juez de alzada a los fines de su decisión están regulados por el Principio Dispositivo del Proceso en el sentido de que la conducta de las partes en el proceso en Primera Instancia limita su decisión. la falsedad o autenticidad del documento no hará variar la decisión que busca sobre asunto distinto y por tanto huelga en tal caso el incidente de tacha que debe ser declarado inadmisible. Todo .

Otro punto que tiene relación con el anterior es el de la reformatio In Peius.000. veámoslo: 1. Rengel Romberg trae una explicación de estos principios que hemos dicho a través de casos esclarecidos.000. mientras que el demandado apela en cuanto al rechazo de su defensa de reposición y viene el juez superior y reforma la sentencia de Primera Instancia condenado al demandado al pago de los 300. si el actor se conformó con la condena de 200.00 de bolívares.00.000. entonces el superior puede confirmar o invocar total o parcialmente la sentencia. en base al cual el Juez Superior al dictar sentencia no puede desmejorar la condición del apelante.000.000. tomando en cuenta el efecto devolutivo de la apelación.000.00 por lo que condena a pagar solo 200. es decir referente a que ya le pagó 100.oo pero igualmente alega que la Instancia estaba presumida o que existía en el procedimiento una causal de reposición.00 entonces se dice que esa sentencia tiene el vicio de la Reformatio In Peius (reforma para peor) puesto que el no puede desmejorar la condición del apelante.000.00 puesto que no apeló. Efecto devolutivo total: La sentencia apelada fue íntegramente favorable al demandante y el demandado apela.000. el actor se conforma y no apela. Efecto devolutivo total: Si la sentencia declaró parcialmente con lugar la demanda y ambas partes apelan.000. entonces el superior puede confirmar la . Pongamos el caso de que x ciudadano demanda el pago de una obligación de 300. Veámoslo con un ejemplo para que ustedes puedan asimilar el concepto.Derecho Procesal Civil I 180 Dra. pero resulta y pasa que el demandado alega en su contestación un hecho que modifica lo alegado por el actor. no puede el juez salirse de los límites de lo que fue apelado (el pedimento de posición para desmejorar la condición del apelante. 2.000. Al juez de instancia desecha el pedimento de prevención o el de reposición y considera que fue aprobado el pago de los 100.000. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ esto nos lleva a deducir que la decisión de Primera Instancia y el objeto de la apelación delimitar el poder del juez superior al momento de dictar sentencia.000.

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sentencia apelada en todo o en parte o revocarla totalmente.
3. Efecto devolutivo parcial, en el mismo caso anterior, es decir
parcialmente la demanda y apela solo el demandado, el superior solo puede,
conocer el gravamen de éste pero no del demandante, quien no apeló.
4. Efecto devolutivo parcial, si la sentencia contiene varias decisiones y
apela una parte y la otra no. El superior solo puede conocer sobre lo apelado.
A estos ejemplos podríamos agregar otro que sería el caso de efecto
devolutivo total que puede ocurrir cuando existe vencimiento recíproco y una
parte apela y la que no lo hizo estando el expediente en el Superior se adhiere a la
apelación, en éste caso el superior puede revocar, confirmar o reformar total o
parcialmente la decisión del de Primera Instancia por que la parte que se adhirió
a la apelación le devolvió la jurisdicción.
En cuanto al término para dictar sentencia hay que analizar si la misma es
interlocutoria o definitiva.
Si es interlocutoria el término para dictar sentencia dentro del lapso de
treinta (30) días contados a partir del de la presentación de informes o
cumplido el auto para mejor proveer o pasado el término para su cumplimiento y
si es definitiva es de 60 días contados, igualmente, desde la presentación de
informes.

VI. ANUNCIO DEL RECURSO.
El anuncio del recurso de casación se realiza en el Tribunal que dictó
sentencia en segunda instancia, dentro de los diez días siguientes al vencimiento
del término que tuviere para sentenciar que como dijimos antes es de 30 días
para las interlocutorias y 60 para las definitivas, lapso éste que se debe dejar
transcurrir integrante.
Si no se anunciare el recurso o si anunciado el Tribunal Superior le niega
su admisión, entonces pasados esos diez días para anunciarlo, en el primero de
los casos y, en el segundo, pasados los cinco días siguientes al auto donde se
niega el recurso, plazo éste último que le concede la ley a la parte para recurrir de

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hecho de esa negativa, que en éste caso se ejerce ante el mismo tribunal que lo
dictó, a diferencia del recurso de hecho que otorga la Ley contra la negativa de oír
la apelación en Primera Instancia que se ejerce es ante el superior y uso tiene una
razón de su razón de ser de que el Tribunal Superior de Justicia, como ahora se le
llama esta en la Capital de la República y la sentencia puede ser dictada por
cualquier Tribunal Superior en cualesquiera de las circunscripciones judiciales por
lo que sería más oneroso para la parte perdedora, o mejor dicho la parte a la que
se le negó el recurso, tener que viajar a la Ciudad de Caracas para intentarlo.
Igualmente la Ley permite que las partes perdedoras a la que se le ha oído
el recurso o se le haya admitido el de hecho, que formalice el mismo per ante el
Tribunal Superior dentro de los 40 días mas el término de la distancia si el
expediente no se ha ido todavía.

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TEMA 17. RECURSOS
I.

GENERALIDADES.

II.

APELACION.
II.1. PRESUPUESTOS.
1.a. EL AGRAVIO O PERJUICIO.
1.b. LA LEGITIMACIÓN
b.1. PARTE EN SENTIDO ESTRICTO.
b.2. TERCEROS.
b.3. PARTES FORMALES.
b.4. SUCESORES.
II.2. TERMINO PARA APELAR.
II.3. ADMISIÓN Y NEGACIÓN DE LA APELACIÓN.
II.4. ADHESIÓN A LA APELACIÓN.
4.1. PRESUPUESTOS.
4.2. FORMA, LUGAR Y TIEMPO DE LA ADHESIÓN.
4.3. ACCESORIEDAD.

III.

RECURSO DE HECHO.
III.1. CONCEPTO.
III.2. PROCEDENCIA O PRESUPUESTO.
III.3. TERMINO PARA EJERCERLO.
III.4. TRIBUNAL COMPETENTE.
III.5. DECISIÓN.

IV.

RECURSO DE INVALIDACIÓN.
IV.1. CAUSALES DE INVALIDACIÓN.
IV.2. COMPETENCIA.
IV.3. PROCEDIMIENTO.
IV.4. RECURRIBILIDAD EN CASACIÓN

Derecho Procesal Civil I

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_______________________________________________________________
IV.5. CADUCIDAD.
V.

RECURSO DE CASACIÓN.
V.1. CONCEPTO.
V.2. PROCEDENCIA.
V.3. LAPSOS PARA INTENTARLO.
V.4. ANUNCIO Y AUTENTICACIÓN DEL MISMO.
V.5. FORMALIZACIÓN.
5.1. LAPSO PARA HACERLO.
5.2. LUGAR DE LA FORMALIZACIÓN
5.3. CONTENIDO DE LA FORMALIZACIÓN.

De allí que se puede entender por recurso. de la sentencia del inferior. teniendo por fin la revisión. concedido al litigante que ha sufrido un agravio de la sentencia del juez inferior para obtener su revocación por el Juez Superior. II. en cambio. otro de los procesalistas uruguayos ha dicho que se trata de un recurso ordinario. EL AGRAVIO O PERJUICIO. . dice Vescovi. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ I. dice Rengel Romberg. Vescovi. para asegurarle a las partes la estabilidad e igualdad en el proceso.1. lugar o tiempo en que deben realizarse. en su obra "Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica" conceptúa a la apelación como el más importante de los recursos ordinarios. pero se diferencian de aquellos que mientras las nulidades son medios contra actos procesales que se han desviado del modelo fijado por la ley por no llenar los requerimientos de forma. II. 1. Es el perjuicio que en virtud de la sucumbencia tiene que haber sufrido la parte para estar habilitada para introducir éste recurso. por el órgano judicial superior. los recursos tienden a contestar la justicia del acto y son concedidos solamente a quien sufre un daño por la injusticia de una resolución judicial. Couture.PRESUPUESTOS. APELACIÓN. El tema de los recursos está vinculado al tema de la nulidad de los actos procésales . el proceso de impugnación en el cual se pretende la eliminación y sustitución de una resolución judicial por el superior inmediato jerárquico del que la dictó. a. CONCEPTO. siguiendo a Guasp. GENERALIDADES.Derecho Procesal Civil I 185 Dra.

"como sería el art. 337 invalidación. solo el hecho de haber sido vencido total o parcialmente. En el litis consorcio voluntario. tal como lo reza el artículo 297 que dice "no podrá" apelar de ninguna providencia o sentencia la parte a quien en ella si le hubiese concedido todo cuanto hubiera pedido. demandante y demandado." l. lo que nos da a entender que para las definitivas no es presupuesto esencial el hecho del perjuicio. Las partes en sentido estricto o restringido. Art. 701 en los interdictos. LA LEGITIMACIÓN. 147) .. Ese agravio es lo que mide el interés que se requiere para apelar. veamos de que manera pueden apelar los litis consortes y si tal apelación beneficia o no a todos. juicio breve cuando sea inferior a 5000 Bs. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Es decir para tener el derecho de apelar la parte tiene que haber sucumbido en el proceso y eso debe haberle ocasionado un gravamen que no puede repararse. por lo que los recursos podrán ser interpuestos en forma independiente (art. salvo disposición especial en contrario. la sentencia puede afectar de muy diversas maneras a los litis consortes. de allí que uno puede ser condenado y otro absuelto. tiene una sola instancia. En cuanto a este punto debemos analizar cuales son las partes que tienen legitimación para apelar. Art. al igual que se requiere que ese interés sea actual y no eventual. 290 "La apelación de la sentencia definitiva se oirá a ambos efectos.1. b. En nuestro código se exige como requisito para oír la apelación en un solo efecto el gravamen irreparable. pero dentro de esas partes puede existir un litis consorcio.b.Derecho Procesal Civil I 186 Dra. 891.. PARTE EN SENTIDO ESTRICTO.. lo que no opera con la definitiva que según dice el Art.

C. los que pueden apersonarse al proceso voluntariamente o cuando sean llamados a comparecer cuando se compruebe en actos la muerte del causante (Art. entonces la apelación de uno solo favorece a los demás (Art. sé da en los casos de cesión de derechos litigiosos.P. Los apoderados de las partes tienen el derecho o la legitimación para apelar. a menos que le haya sido revocado el mandato. 148 CPC) b. o bien porque haya nugatorio su derecho. mediante el cual ingresa en el proceso el cesionario. PARTES FORMALES.3. 370 que ya vimos cuando dimos la intervención de terceros en el proceso. que tiene concordancia con el ordinal 6o del Art. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Cuando el litis consorcio es necesario la sentencia les afecta o beneficia por igual a todos.2. A título universal. A título particular. 144 CPC) por ello quienes continúan siendo parte son los herederos. TERCEROS. . por resultar perjudicado por la decisión. LOS SUCESORES. lo menoscabe o desmejore. Igual ocurre con el tercero que ha sido llamado al proceso en forma forzosa.Derecho Procesal Civil I 187 Dra. b. b. Hay que diferenciar si es un interviniente adhesivo. todos ellos tienen legitimación para apelar. Ocurre lo mismo con los terceros que no habiendo sido partes en el proceso tengan interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio. establece el art. 297. el cual será un litis consorte con la parte.4. lo cual está regido por el artículo 145 del C. Con relación a ellos debemos distinguir entre los títulos universales y a título particular.

o de haber transcurrido el lapso o plazo máximo del diferimiento (Art. en la forma prevista en el artículo 187 de este código".2. 251 C. es decir mediante diligencia o escrito que presentarse al Secretario del Tribunal. que establece que se debe dejar transcurrir íntegramente. como lo dijimos ya en el tema anterior. en virtud de la preclusión de los lapsos procesales. .Derecho Procesal Civil I 188 Dra. igualmente si se hubiere dictado auto para mejor proveer o pasado el término para su cumplimiento.C). y el 298 ejusdem. 513 C. Obviamente. a partir del vencimiento de los 60 días que tiene el juez para sentenciar. Establece el artículo 292 del C. TÉRMINO PARA APELAR.C).C. entonces la apelación se interpondrá una vez que conste en actos a la notificación de todas ellas. ó si se hubieren presentado informes. Igualmente si la sentencia sale fuera del término hábil para ello.P. El lapso de sesenta días para sentenciar se cuentan de acuerdo a la sentencia de la Corte del 25-10-89 por días consecutivos. ese término de cinco días hay que comenzarlo a computar. salvo disposición especial". a partir del día siguiente al vencimiento del lapso de observación sobre los informes (Art. Todo ello tiene su fundamento legal en la norma contenida en el artículo 515 del C.P. el cual se comienza a computar a partir del día siguiente del vencimiento del término de informes. dice que: "El término para intentar la apelación es de cinco días.P. que "La apelación se interpondrá ante el Tribunal que pronunció la sentencia.C. pero los de apelación se computan por días de despacho. II. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ De lo antes expuesto podemos concluir que para apelar es necesario que quien interponga el recurso sea parte o tenga legitimación para ello y que la decisión le haya causado un gravamen.P.

Las que resuelven las incidencias de las cuestiones previas del ordinal 2o al 8o del 346. como también se le denomina. las que declaran con lugar las cuestiones previas de los ordinales 9.P.01). Veamos la admisión de la apelación de acuerdo a si son definitivas o si son interlocutorias. 357). 1.3. Las que declaran suficiente una prueba para decretar una medida preventiva (Art. 701 del C. Interlocutorias. La oportunidad para dictar ese auto es el día siguiente al vencimiento del lapso para la apelación Art.P.C. Este auto de admisión de la apelación trae como consecuencia que el Tribunal no podrá dictar ninguna providencia que directa o indirectamente pueda producir innovación en lo que sea materia de litigio. 293. mientras está pendiente el recurso. 601). entre ellas hay que distinguir entre aquellas con fuerzas de definitivas en las que se escucha la apelación en ambos efectos como son: la sentencia de perención (Art. pero éste principio general tiene sus excepciones: 1. de acuerdo a lo estipulado en el artículo 296 del C. los que declaran interrumpido el procedimiento de ejecución de sentencia. 269). de la legitimidad del apelante y de la oportunidad de la apelación. Las que resuelven las incidencias de recusación e inhibición (Art. ADMISIÓN Y NEGACIÓN DE LA APELACIÓN. y las Interlocutorias que producen gravamen irreparable: El resto de las interlocutorias solo si son apelables. . 2. Ejemplo Art.C..P. en materia interdictal. si la sentencia definitiva no hace desaparecer el daño que causan.Derecho Procesal Civil I 189 Dra. 3. esto último lo podemos inducir de la última parte del artículo 312 del C.C. salvo disposición especial en contrario. 10 y 11 del 346. Consiste en la revisión que hace el Juez de primera instancia de la apelabilidad o no de la sentencia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ II. ambas inclusive (Art. (la sentencia apelada) Definitivas: La apelación en estos casos es un ambos efectos o libre.

Las que decreten la restitución o el amparo en los interdictos posesorios (Art. criterio que es sustentado también por Rengel Romberg. pero la adhesión solo es posible por la parte que no lo haya hecho por la vía principal. PRESUPUESTOS.P.Derecho Procesal Civil I 190 Dra. 6.4. Ricardo Henríquez menciona que es un recurso secundario o accesorio de la apelación principal.). provocando de esa manera un efecto devolutivo total.C. Las que acuerdan diligencias probatoria. llamado auto para mejor instruir (Art. Las que resuelven las incidencias en el procedimiento oral (Art. ADHESIÓN A LA APELACIÓN. Esta legitimado para adherirse a la apelación la parte que no apela de la sentencia que ha producido gravamen recíproco a los litigantes. 878). 7. la reproducción total de la controversia ante el Juez de la apelación. 514). por cuanto elegida esa vía no es posible hacer uso de ésta. . 5. 4. H. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 4. 699 y 702). al excluir la prohibición de la reformado in peius y permitir la reformartio in medius a favor del apelado. Las que nieguen la revocatoria o la reforma de actos procesales por contrario imperio (Art. 310 C. que tiende a moderar la rigidez del sistema de apelación y a establecer en cierto modo la igualdad de las partes y el equilibrio del proceso en segunda instancia. 8. Según el maestro Loreto la adhesión a la apelación es un verdadero y propio recurso pues por él pretende el adherente mejorar la condición en que le colocó la sentencia recurrida. Cada parte puede apelar en forma autónoma de la sentencia cuando la misma le ha causado un gravamen. es decir. Las que acuerdan el auto para mejor proveer (Art.1. 401).

la adhesión también deja de ser aún cuando haya tenido por objeto un punto diferente del de la apelación o aún opuesto a éste. es decir. . o aún opuesto tal como lo establece el artículo 300 del C. Según el artículo 304 la parte que se adhiere a la apelación corre la suerte de la parte apelante. 2) El objeto diferente o diverso. condenado en parte.3. sino lo cual se tendrá por no interpuesta. que se deberá formularse ante el Tribunal de alzada el día en que éste reciba el expediente. sin embargo. e igualmente existe gravamen para el demandado porque. FORMA. al establecer el artículo 301. 4. se presenta cuando la sentencia comprende varias decisiones. cuando existe agravio para el demandante por que no se le concedió todo lo pretendido.2. mediante diligencia o escrito presentado ante el Secretario del Tribunal y deberá expresarse en ellas las cuestiones que tenga por objeto la adhesión. La norma provee tres supuestos. resultó. hasta el acto de informes. Forma: es la misma forma de la apelación principal.C.Derecho Procesal Civil I 191 Dra.P. LUGAR Y TIEMPO DE LA ADHESIÓN. 3) Los objetos de la apelación y de su adhesión son opuestos. unas favorables y otras prejudiciales a los contrincantes. ACCESORIDAD. reclamado la absolución total en su escrito de contestación. es decir. Esto ocurre cuando la decisión impugnada causa agravio a ambas partes. a saber: 1) la misma cuestión objeto de la apelación. en el sentido de que si ésta desistiere de su apelación. Lugar y tiempo: Este Código aclaró la duda que existía sobre la oportunidad para favorecerla. 4. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ La adhesión puede versar sobre un punto igual o diferente de la apelación.

así como para pronunciarse si oída la apelación deba ser en uno o en ambos efectos. además de los presupuestos indicados para la apelación es decir: legitimación y el agravio. llamado en otros países recurso de queja por denegación. es un recurso ordinario concedido al litigante que ha deducido apelación y se agravia por la denegación de ésta. el concepto es más sencillo. . cuando es oída en un solo efecto. El recurso de hecho. RECURSO DE HECHO. En el segundo.2. al decir que es. cuando se niega la apelación. PROCEDENCIA O PRESUPUESTO. dice Vescovi. por no producirse el efecto suspensivo de la apelación. No existe en nuestra legislación éste recurso otorgado a la otra parte es decir. 1. cuando es oída una apelación inadmisible o se admita libremente cuando debe serle en un solo efecto. III. "la garantía procesal del recurso de apelación".Derecho Procesal Civil I 192 Dra. Nos parece que esta norma mantiene el equilibrio de las partes en el proceso que establece la legislación española. aquí existe otro que es el que lo distingue de los otros recursos y son o la negativa del recurso de apelación o que ésta se haya oído en un solo efecto cuando debía haberse escuchado en ambos. CONCEPTO. Para Rengel Romberg. En el primero de los casos. III. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ III. produciéndose para él la cosa juzgada. también la ley da el recurso contralor de aquella decisión que podría hacer nugatorio el derecho de la parte. la parte afectada no tendría derecho alguno a que un Tribunal Superior revise la sentencia dictada por el adquo y la niegue o la confirme según sea el caso. podría causarle un gravamen irreparable cuando se ejecute la sentencia en perjuicio del que ha apelado. Para su procedencia. Siendo que nuestro sistema procesal el da facultad al Tribunal ad quo para oír o negar la apelación.

también termina el accesorio.C. al decir que no hay que esperar la perención. III. pero se puede introducir aún sin las copias. la jurisprudencia se ha encargado entonces de llenar ese vacío en la norma. mediante escrito al cual se deben acompañar las copias conducentes y las que hubiese señalado el Tribunal y la parte contraria. más el término de la distancia. RECURSOS DE INVALIDACIÓN. de modo que si. por no existir apelaciones.3. la sentencia definitiva pasó al Tribunal Superior. si el tribunal de alzada no estuviere en la misma jurisdicción. o desde la fecha que se acompañen las copias de las actas conducentes. contados a partir de que se haya introducido. esto no puede conocer del recurso de hecho. TRIBUNAL COMPETENTE.Derecho Procesal Civil I 193 Dra. DECISIÓN. III. costeando ésta las que hubiere indicado.P. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ III.5. el término para ejercerlo es de cinco días.4. sino que opera una caducidad procesal del recurso. o si la sentencia definitiva adquiere firmeza. Consideramos que ésta última parte del articulo el legislador la hizo muy imprecisa pues no fijó un termino para hacerlo. es decir el recurso de hecho. Este recurso no da lugar a contención alguna en el Superior pues éste solo debe pronunciarse si admite o no el recurso en un término de cinco (5) días. A tenor con lo establecido en el artículo 305 del C. Del mismo artículo antes mencionado deducimos que el Tribunal competente para introducir el recurso de hecho es el de alzada. al terminar el juicio principal. deducido a naves de un juicio autónomo. De Ricardo Henríquez el concepto de invalidación que transcribimos y nos dice que "es un recurso extraordinario. IV. TÉRMINO PARA EJERCERLO. por ejemplo. que tiene por objeto revocar o inutilizar la sentencia ejecutoria dictada sobre la base de .

donde se ha producido la cosa juzgada y está sujeto a unas causales taxativas establecidas en la ley. IV.l. consistente en haber citado a una persona en lugar de otra. 328 (leerlo). entredichos e inhabilitados. procesales o de hecho. El primero se da cuando en el proceso existe una falta absoluta de citación. El artículo 328 establece las causales por las cuales se puede solicitar el recurso de invalidación y son las siguientes: Art.Derecho Procesal Civil I 194 Dra. Son casos excepcionales pero que se pueden dar. Estos vicios atienden a la protección del derecho de la defensa que tanto hemos hablado a lo largo de todos las clases y que está tan protegido por el legislador. Tiene como característica que se trasmita y sustancia por los trámites del procedimiento ordinario. vicios que no hayan sido denunciados y subsanados dentro del proceso. deberán ser representadas o asistidas en juicio. CAUSALES DE INVALIDACIÓN. El error en la citación involucra no solo el equivoco. pues obra contra una sentencia inimpugnable. es decir. 2o Causal: Citación de menores. Analicémoslas por separado: Io Causal: Vicios en la citación por ausencia absoluta. De la anterior definición o conceptualización podemos deducir que el mismo es un recurso extraordinario. error o fraude: Los vicios que dan lugar a la invalidación son: la falta absoluta de citación. según las leyes que regulen su estado o capacidad. pero con la excepción de que solo tendrá una instancia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ errores sustanciales desconocidos. Esto tiene que ver con la norma contenida en el artículo 137 que estipula que las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos. tipificados en la enumeración legal. o haber citado a quien no tiene la representación de otro. y el error y el fraude en la citación. Si el vicio no es .

3) que dicho documento sea decisivo a favor de las pretensiones del demandante. de la sentencia es absurdo pensar que pueda tener toda la incolumnidad una sentencia basada en un documento reconocido como falso por la parte de quien emanó o declarado por un tribunal. sino de una omisión del litigante y nadie puede alegar en su favor su propia torpeza. b) que el demandante ignore la existencia de dicho documento. Duque Sánchez dice que los hechos determinantes de la falsedad deberán ser anteriores a la sentencia invalidable. o acto de la parte contraria que haya impedido la presentación oportuna de tal instrumento decisivo.Derecho Procesal Civil I 195 Dra. Esta causal está sujeta a ciertas condiciones a saber: a) retención material del documento por la parte contraria con o sin dolo. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ subsanado en el proceso. 4o Causal: "La retención en poder de la parte contraria de instrumento decisivo a favor de la acción o excepción del recurrente. declarada dicha falsedad enjuicio penal. según en el caso. o el hecho doloso de dicha parte tendiente a impedir la oportuna presentación enjuicio del expresado documento. Así como el dolo vicia y anula los contratos. pero la declaratoria judicial de la misma puede ser o no anterior a la demanda de invalidación y su descubrimiento por parte del demandante ha de ser posterior al fallo accionado. así mismo vicia y anula los fallos la falsedad del documento que ha sido el fundamento del mismo. es decir. puesto que si no la hace ya no estaríamos en presencia de la indefensión. subsanación que se debe solicitar en la primera oportunidad en que se haga presente en actos la persona que por ley debe suplir la incapacidad o complementarla. 3° Causal: falsedad del instrumento en virtud del cual se haya pronunciado la sentencia. 4) que sea propio del demandante o que por lo menos éste tenga derecho a . por que si lo sabía antes de la sentencia invalidable tenía en consecuencia la acción ad exhibendum.

La competencia funcional la determina la cualidad del Tribunal juzgador. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ exigir su presentación. La colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada. COMPETENCIA. Es necesario tener presentes que para que pueda ser alegada como causal de invalidación es necesario que la misma haya sido ignorada su existencia por la parte. IV. un finiquito. Igualmente el artículo 331 establece que el admitir el recurso el tribunal ordenará la citación de la otra parte en la forma prevista en el Capitulo IV. PROCEDIMIENTO. no se hubiere alegado en el juicio de la cosa juzgada. en el supuesto de que éste siga en ejercicio del cargo.3. 5o Causal. tal sería el caso de un pagaré. Es competente para conocer de éste recurso el Juez que hubiere dictado la sentencia ejecutoriada cuya invalidación se pida. IV. Título III . Causal 6° La decisión de la causa en última instancia por Juez que no haya tenido nombramiento de tal. un recibo. o por Juez que haya sabido estar depuesto o suspendido por decreto legal. Establece el artículo 330 que el recurso se propondrá mediante escrito que contenga los mismos requisitos que el libelo de la demanda y con él se acompañaran los instrumentos públicos o privados fundamentales del recurso. puesto que sino debió alegarla como cuestión previa. siempre que por no haberse tenido conocimiento de la primera. o ante el Tribunal que hubiere homologado el acto que tenga fuerza de tal. en razón del conocimiento que éste tiene sobre el caso decidido.2. Igualmente dice el citado artículo que se sustanciará por los trámites del juicio ordinario.Derecho Procesal Civil I 196 Dra.

Derecho Procesal Civil I 197 Dra. si hubiere lugar a ello. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ de este Código y en lo adelanto se transmitirá y sentenciará por los trámites del juicio ordinario (repite otra vez) pero con la particularidad de que solo tendrá una sola instancia. dice Leopoldo Márquez Añez. En consecuencia pues el recurso de casación. Tiene como fin primordial proteger la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. tal como reza el artículo 321 del C. pero si es recurrible en casación.P. RECURSO DE CASACIÓN. más adelante veremos la que casos hay lugar al recurso de casación. en nuestro sistema procesal ha estado vinculado al poder judicial y dentro de él a la Corte Suprema de Justicia en una sala especial denominada de casación. por su propia naturaleza y finalidad.C. sino también. El recurso en nuestro país tiene eminentemente naturaleza judicial y no legislativa. . al establecer que los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación en casos análogos.l. ya desde el proyecto de Constitución de Angostura en 1819 se contempló una Alta Corte de Justicia con una sala de apelaciones y otra de casación y se disponía que "la misma no conocerá del fondo de la causa y solo se pronunciará sobre la legalidad de los procedimientos. V. de donde deducimos que dicho recurso no tiene apelación. a específicas categorías de sentencias que dentro de estos casos se dicten. CONCEPTO. un medio de impugnación o de defensa en contra de las sentencias que causan agravio. está sometido a una serie de limitaciones que restringen su admisibilidad a determinado tipos de causas. De manera que el recurso de casación desde siempre. Recurso que no solo es un medio de control de la legalidad de la sentencia. su sentencia revocatoria anula lo obrado y da lugar a que se rechaza el proceso desde donde aparece el vicio o falta". V. y dentro de determinados límites cuantitativos.

o la consumación del desistimiento o del convenimiento del demandado por cuantos estos modos anormales de terminación del proceso tienen la misma fuerza de cosa juzgada que las sentencias definitivas y ponen fin al juicio. mercantiles o con procedimientos especiales cuya cuantía sea. si se agotó el recurso de apelación y si la cuantía está dentro de la pautada. De lo antes expuesto podemos deducir que el recurso de casación solo procede contra las sentencias de última instancia de los juicios ordinarios civiles. y en los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el proceso. sino que queda comprendido en el anuncio del mismo recurso contra la definitiva que puso fin al juicio.Derecho Procesal Civil I 198 Dra. de cinco millones en materia civil y mercantil y de tres millones en materia laboral o agraria. según reforma del 96. También es admisible el recurso contra las interlocutorias que tienen fuerza de definitivas por que aun cuando no tienen pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 10 y 11 cuando son declaradas con lugar. las repositorias dictadas en los juzgados superiores en la . sin tomar en cuenta su cuantía son recurribles las sentencias de última instancia en los procedimientos sobre estado y capacidad de las personas contra las sentencias de los tribunales superiores que conozcan en apelación de los laudos arbítrales. sin embargo le ponen fin al juicio e impiden su continuación ejemplo las sentencias de perención. las de las cuestiones previas 9. de que se hayan agotado todos los recursos y si la causa se ajusta a la cuantía mencionada. Igualmente. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ V. después. PROCEDENCIA. Igualmente procede contra las interlocutorias que causen gravamen causa irreparable. ni decididos en él. dictados por árbitros de derecho si su cuantía se ajusta al límite señalado. por supuesto.2. solo que no se anuncia anticipadamente. que provocan contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera instancial. es decir. Igualmente la Corte admite el recurso en las llamadas sentencias definitivas formales. Las sentencias de última instancia que declaran la homologación de la transacción o conciliación.

el caso excepcional de que si existiese imposibilidad material de anunciar el recurso por ante el Tribunal de la recurrida. o de diez días. el que dictó la sentencia en última instancia. del modo previsto en los artículos 106 y 107. ANUNCIO Y AUTENTICACIÓN DEL MISMO. . También se exige que la cuantía exceda los límites fijados para ello. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ oportunidad de dictar la sentencia definitiva y ello deriva del hecho que las mismas anulan las sentencias definitivas de primera instancia.4. entonces el Juez si debe fundamentar su negativa. El Tribunal competente para oír el recurso lo admitirá o negará el primer día inmediato siguiente al vencimiento de los diez días para el recurso no existe una obligación para que el Tribunal motive de la admisión del recurso. El secretario del tribunal debe autenticar. Ahora bien. para que éste lo pase de inmediato al Tribunal que debe admitirlo o negarlo. V. o Registrador. la diligencia o escrito donde la parte o su apoderado comunican su intención de hacer uso del recurso.Derecho Procesal Civil I 199 Dra. solo deberá hacer constar en el auto del día del calendario que correspondió al último de los 10 días que se dan por el anuncio. Admisión del recurso. Establece la norma. Ejemplo. es decir. a los fines del pronunciamiento de ley. podrá anunciar * el recurso ante otro Tribunal. por que es necesario norma expresa para que el mismo no sea admisible. o Notario de la Circunscripción. esto tiene su razón de ser en el hecho de que a partir de ese día comenzará el lapso de cuarenta días para la formalización. Los juicios sentenciados de acuerdo a la equidad por disposición expresa del último aparte del 312 que el lapso para anunciarlo es de diez días y se cuentan a partir del vencimiento de los treinta días que tiene el Juez para las interlocutorias y de sesenta para las definitivas. La regla general es que es admisible el recurso en las sentencias señaladas si excede la cuantía del límite fijado. si se niega el recurso. contados a partir de la constancia en actos de haberse notificado a todas las partes si la sentencia salió fuera de término.

5. .2. o cuando no llene los requisitos de ley.3. es un lapso preclusivo y si no se hace dentro de ese lapso entonces el recurso parece. FORMALIZACIÓN. de acuerdo al principio de concentración de los recursos contenido en el artículo 312 en su penúltimo párrafo. 5. Ese lapso comienza al vencimiento de los diez días para el anuncio del recurso. CONTENIDO DE LA FORMALIZACIÓN. 317 reúne cuatro requisitos de forma que debe contener el escrito de formalización. Al lapso para formalizar el recurso es de cuarenta días consecutivos.3. o a partir del día siguiente del auto donde la Corte admite el recurso de hecho contra la negativa a admitir el recurso. es decir.1. antes del envío del expediente. cuando tuviere uno de los vicios del 244. con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción.Derecho Procesal Civil I 200 Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ V.1. 5.3. o ante el Tribunal que admitió el recurso. ésta es la oportunidad en que la parte que recurre debe indicar las interlocutorias que le han producido gravamen que no haya sido separado. por días. La norma del Art. La decisión o decisiones contra las cuales se recurre. o por órganos de cualquier Juez que lo autentique. falsa aplicación o aplicación errónea.3. LAPSO PARA HACERLO. calendario. LUGAR DE LA FORMALIZACIÓN. 5.243 (requisitos de forma de la sentencia).3. La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 33. Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313. a saber: 5. 5. 5. es decir cuando se hayan quebrantado es omitido formas que menoscaben el derecho de defensa. cuando no se hubieren cumplido los requisitos del . Puede ser ante la Sala de la Corte Suprema a quienes la competa su conocimiento.2.

a saber. deberá ser venezolano.Derecho Procesal Civil I 201 Dra. cuando se aplica una norma que no está vigente. Es decir cuando se incluya en ia norma puesta un hecho diferente de los que la norma prevé. . La violación de una máxima de experiencia. al día de los abogados habilitados para actuar en ella y publicarla periódicamente dice que " los juicios sentenciados conforme al artículo 13 de este Código no tienen recurso de casación". La violación o infracción de ley. Esta capacidad de postulación es requerida para formalizar y contestar el recurso más no para anunciarlo. cuando la interpretación de la norma no sea conforme al sentido real de su texto y por consiguiente es violatoria de su espíritu. en Venezuela. un obsequio de la categoría jurídica y fines de éste recurso. que fue una innovación en éste Código actual y se ha establecido. es decir. La falsa aplicación se produce cuando el Juez hace aplicación de una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella. 70 de la Ley Tutelar de menores y por que esas sentencias no causan cosa juzgada material y por tanto pueden ser modificadas por otros procesos. o en el ejercicio profesional de la Abogacía. o de la docencia universitaria. Los que tienen el Código comentado de Calvo Baca se deben fijar que al comentar la disposición del 312 en la clasificación que hace de los juicios donde es admisible el recurso incluya "a juicios decididos con arreglo a la equidad". mayor de 30 años y tener el título de doctor en alguna rama del Derecho. es decir. En materia de guarda y alimentos no tienen recurso por disponerlo el Art. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ La interpretación errónea. o de la Judicatura. En este punto y antes de finalizar con el tema debemos hace mención expresa del contenido del artículo 324. es decir el error acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley. o se deniega aplicación y vigencia a una que lo está. no menor a cinco años continuos. condiciones especiales en los abogados encargados de su tramitación. Impone la norma también una carga de tipos administrativo para la Corte que es la de llevar un listado.

por su cuantía Bs. - Herencias yacentes. LAPSOS PARA INTERTARLO. - En los procedimientos de jurisdicción voluntaria. lapso para anunciarlo. .oo - En la regulación de la competencia solo es admisible en el de jurisdicción. 1. como dice Henríquez La Roche. en el aviso que hace el litigante al Tribunal que dictó la sentencia en última instancia. - Separación de bienes conyugales. El anuncio del recurso está íntimamente ligado con el lapso para intentarlo o como se dice en el medio forense.Derecho Procesal Civil I 202 Dra. por que son inapelables.000. V. - Impugnación de asambleas de accionistas. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ En los juicios de estabilidad: - En materia de retasa de honorarios de abogados.3. cuando introduzca el escrito de formalización.500. de que está haciendo uso del recurso de casación para luego explicitarlo y fundamentado. - Procedimientos breves. Consiste como su nombre lo indica.

SENTENCIAS Y ACTOS QUE APAREJAN EJECUCIÓN. RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. RELATIVA A DERECHOS DE CRÉDITOS. VI. FORMAS DE EJECUCIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DE LA CONDENATORIA.4. BIENES EXCLUIDOS DE LA EJECUCIÓN. NOTIFACACIÓN REGISTRADOR X. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ TEMA 18 EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA I. .1. NECEDIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL. VII. RELATIVA A LAS OBLIGACIONES ALTERNATIVAS. V.Derecho Procesal Civil I 203 Dra. IX. DECERETO DE EJECUCIÓN. CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN.2 REMBARGO. IX.5.2. VII.3. RELATIVA A LAS OBLIGACIONES DE HACER O NO HACER. VII. IX.1 DESAFECTACIÓN D ELA MORADA. RELATIVA A DERECHOS IN REM. EJECUCIÓN FORZOZA IX.1. COMPETENCIA. GRADUACIÓN DE LOS EMBARGOS.4. II. IX. GENERALIDADES. EJECUCIÓN FORZOSA. VII. VII. III.3. EXCEPCIONES. IV. VIII. VIII. VII.

venciendo la resistencia o la inercia de su deudor”. hace la declaración de certeza de una pretensión procesal. De donde podemos deducir que la ejecución de la sentencia seria entonces. el actor persigue en general no solo que se le reconozca el derecho reclamado. NECESIDAD DE INTERVENCIÓN JUDICIAL. frente a las posiciones opuestas de las partes. eficaz y necesario que la sentencia firme acuerda al acreedor para que se haga pagar. sino también obtener el cumplimiento por parte de su contendor de la obligación declarada en la sentencia. es decir. II. Ejecutar en términos generales significa. realizar. como consecuencia. determina en forma concreta y expresa lo que deben hacer las partes. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ I. El proceso de cognición termina cuando el Juez como representante del estado. . pues éste. adapta la conducta de éstos a las normas legales que ellas mismas alegaron y. Por ello es necesario ejecutar la sentencia por intermedio de un funcionario competente para ello no es otro que el Juez que tuvo el conocimiento del proceso en primera instancia es decir. cumplir o hacer efectivo lo mandado u ordenado en la misma sentencia. ya que este podría abusar y usar hasta la fuerza para obtener el pago. GENERALIDADES. cumplir hacer ejecutivo un hecho. ni a la buena fé del deudor. no siempre precedería a hacer efectivo ese pago o cumplimiento en forma voluntaria y puntual. puesto que no seria prudente. siguiendo la norma de derecho antigua que decía “judez cognitionis et judez exercutionis”.Derecho Procesal Civil I 204 Dra. el juez de la cognición es el juez de la ejecución. Salvo las sentencias mero declarativas. el juez de la causa. Según Armiño Borjas “la ejecución judicial resulta ser el medio racional. Ese cumplimiento no puede dejarse ni a la acción del acreedor.

es decir. SENTECIAS Y ACTOS QUE APAREJAN EJECUCIÓN. Para que sea ejecutable la sentencia definitiva deberá estar firme. como son los actos realizados por la parte en forma extrajudicial mediante los cuales se constituyen obligaciones en forma autentica que. actuando hasta sus ultimas consecuencias la condena que contiene el titulo ejecutivo. o bien por que se haya declarado improcedente. evitando que se produzcan excesos en la ejecución”. 634 del CPC (vía ejecutiva). podrá el acreedor acudir a la via ejecutiva donde se inician los tramites de ejecución como si se tratara de una sentencia firme pero que al legarse al estado en que deban sacarse a remate las cosas embragadas. llegada la oportunidad de su cumplimiento.Derecho Procesal Civil I 205 Dra. pues . Existen . Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ De allí que el autor Miguel Ángel Fernández en su obra el Proceso de Ejecución dice que “La ejecución forzosa es ejercicio de una potestad publica y eso significa. También puede decirse que no toda sentencia definitiva que toque al fondo del asunto apareja ejecución. como parte integrante de su oficio. allí se suspendería el procedimiento de la ejecución hasta que haya sentencia definitivamente firme en el proceso. III. como a proteger los derechos e intereses del ejecutado. igualmente algunos actos que aparejan una ejecución relativa o parcial. sin ser cumplidas. sobre todo. bien por que la ley no le conceda recurso alguno. Art. Siguiendo el texto del artículo 523 éste nos señala que la “ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal…” con lo cual podemos evidenciar que son ejecutables no solo las sentencias definitivas sino también existen actos que tienen fuerza de tal y por tanto son susceptibles de ejecución. no sujeta a ningún tipo de recurso contra ella. que el Juez. está tan obligado a satisfacer el interés acreedor. Existen otros casos cuya ejecución será condicional por que todo depende de la conducta que asume el intimado en cada uno de los procedimientos.

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_______________________________________________________________
no cumple con lo intimado, esto es, no pagar o ejecutar la obligación contraída en
el termino que se fijo o no formular la oposición a la intimación (oposición del
procedimiento por intimación Art 647; ejecución de créditos fiscales Art 655;
ejecución de hipoteca Art 633; ejecución de la prenda Art. 668) dará derecho a
proceder a la ejecución, pero formulada la misma se suspende la ejecución, al
igual que en la vía ejecutiva.
IV. DECRETO DE EJECUCIÓN.
Establece el artículo 524 del CPC que cuando la sentencia haya quedado
definitivamente firme el tribunal a pedimento de parte pondrá un decreto
ordenando su ejecución. En el mismo se procederá a conceder el lapso para el
cumplimiento voluntario de la misma que no podrá ser menos en tres días ni
mayor de diez.
Del contenido de auto podemos concluir que es requisitos sine quanon el
hecho de que la sentencia haya quedado definitivamente firme, es decir que no
exista contra ella ningún recurso ordinario o extraordinario y por tanto esta
revestida con todos los atributos de la cosa juzgada, es decir, es un titulo de
ejecución.
En segundo lugar, hasta el código del 16, la sentencia una vez
definitivamente firme se ponía en estado de ejecución es decir se procedía a
ejecutarla de oficio, pero el legislador del 86 estableció que la misma se debía
hacer solo a pedimento de parte; y , como otra característica resaltante de la
norma es el lapso que se concede para el cumplimiento voluntario de la
sentencia. Lapso que deberá fijar el Juez dentro de los parámetros establecidos
en la disposición (no menor de tres ni mayor de diez) e igualmente que el lapso
es preclusivo pues hay que dejarlo transcurrir íntegramente.
V. EJECUCIÓN FORZOSA.
Transcurrido el lapso fijado por el juez para la ejecución voluntaria, se
comenzara la ejecución forzosa. Esta ejecución tiene tres presupuestos:

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_______________________________________________________________
1. El titulo de ejecución del cual hablamos ya
2.

Una acción ejecutiva o la actio judicati que no es otra cosa que una

acción nueva que le permite al acreedor, el ganancioso en el proceso, hacer
efectivas sobre el patrimonio del deudor, las condenaciones contenidas en la
sentencia que se hizo definitivamente firme. Esta acción nueva corresponde solo
a la parte favorecida en la sentencia o a sus causahabientes o herederos y no
puede ser ejercida, solo por el deudor, es decir por el perdidoso en la sentencia,
sus herederos o causahabientes, por lo que no puede obrar contra terceros y si
las ocurriesen existen los medios idóneos para oponerse y detener sus efectos
(Oposición de Terceros)
3.

Un patrimonio ejecutable.

Establece el artículo 1864 que “los bienes del deudor son la prende común
de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual, si no hay causal
legítimas de preferencia. Las causas legítimas son los privilegios ya las
hipotecas”.
Es decir que el tercer presupuesto es un patrimonio ejecutable, teniéndose
en cuenta que la ejecución varia según se trata de cosa mueble o inmueble o de
pagar una suma liquida de dinero; o la entrega de alguna cosa.
VI.

COMPETENCIA.
La ejecución dijimos ya se lleva a cabo por el propio Juez ejecutor pero

también podrá comisionar para ciertos actos de la ejecución, a quien se le libra
despacho de comisión si es de menor categoría, o un exhorto si es del mismo
cargo. También puede ocurrir que la parte desconociese si el condenado en la
sentencia posee bienes y de ser así en que lugar se encuentran esos bienes por
lo que la parte se puede hacer de un mandamiento de ejecución dirigido a
cualquier juez competente de cualquier lugar donde se encuentren bienes del
deudor en el cual se incluirán las ordenes que estipula el articulo 527 del CPC en
su parte final. Ese mandamiento puede presentarse ante varios tribunales que
sean competentes hasta embargar bienes suficientes del deudor, pero no puede,

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_______________________________________________________________
al mismo tiempo librarse mas de uno, pues se prestaría a que la parte pudiera
embargar más bienes de los necesarios.
VII.

FORMAS

DE

EJECUCIÓN

SEGÚN

LA

NATURALEZA

DE

LA

CONDENATORIA.
VII.1. RELATIVA A DERECHOS DE CRÉDITOS.
La norma trae en su primera parte la forma como se ejecutan ese tipo de
condenatoria y expresa también que cuando la deuda no estuviere liquida, el juez
la mandara a estimar por medios de peritos, que no es otra cosa que la experticia
complementaria del fallo que nos habla la doctrina y la parte final del mencionado
artículo. Luego de estar liquida la deuda se procederá entonces al embargo sobre
los bienes propiedad del deudor hasta cubrir una suma equivalente al doble de la
condenatoria incluyendo costas, con la característica de que este embrago no es
preventivo sino ejecutivo y con el se puede embargar hasta bienes inmuebles
cualquiera sea su tipo.
Las costas que nos habla la norma se refiere al hecho de que el perdidoso
en la sentencia se le condena a pagar los costos que son los gastos en que haya
incurrido la parte gananciosa y los honorarios de abogados. Los costos o gastos
se calculan en la secretaria del tribunal la base a la ley de arancel judicial y los
honorarios de los abogados denominados costas en sí, se estimaran por el
apoderado de la gananciosa y están sujetos a un limite legal,30% en cualquier
tipo de demanda y 25% en el procedimiento por intimación, calculados en base al
valor de la demanda y estad sujetos al procedimiento estipulado en la ley de
abogados, Art 22 y sig, que se refiere a la retasa. Pero el hecho de que los
honorarios no estén firmes no quiere decir que no pueda procederse al embargo
ejecutivo ni a sacar a remate esos bienes embargados pues para ello se embarga
por el doble para incluir en ello lo correspondiente a costas. Cuando el embargo
recayere sobre sumas de dinero, no se embarga por el doble sino que se procede
a embargar el monto de la condenatoria y una suma equivalente al 50% de esa

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cantidad para cubrir lo correspondiente a costas. Podría aplicarse
analógicamente, como dice Ricardo Henríquez, la norma contenida en el Código
Orgánico Tributario que ordena a ejecutar hasta el valor de la demanda más la
estimación de intereses y costos, pero en la práctica forense se hace como
dijimos al principio. Se embarga por el doble pues en ello se incluyen los gastos
de ejecución cuya causa de pedir estriba en el incumplimiento del perdidoso de
pagar en forma voluntaria la condenatoria.
Si hubieren partes en distintas partes la gananciosa podría pedir comisión
para los distintos sitios y el juez lo proveerá siempre tomando en cuenta que se
deberá repartir la suma entre los distintos despachos de comisión. Si la
condenatoria son 100.000.000.00 es ilógico que siendo por el doble el tribunal
comisione a distintos tribunales dándole facultad a cada uno a embargar por
200.000.000.00 pues se excederá, deberá fraccionar esos 200.000.000.00 entre
las distintas comisiones siempre a requerimiento de la parte que de antemano se
supone a debido averiguar donde hay más bienes o donde hay menos.
La razón de ser del embargo por el doble de la suma condenada a pagar
estriba en el hecho de que la base del remate es la mitad del justiprecio de los
bienes a rematar y por ello se deben embargar suficientes del deudor para cubrir
el monto de la condenatoria.
VII.2. RELATIVA A DERECHOS IN REM.
Establece el articulo 528 que si la condenatoria de la sentencia consiste en
la entrega de un bien mueble o inmueble se llevaría a efecto la entrega, haciendo
uso de la fuerza pública su fuere necesario, igualmente establece que si la cosa
no pudiere ser habida, tratándose del bien mueble se podría estimar su valor y se
procederá como si fuera el cobro de una suma de dinero.
La ultima parte del articulo tiene que ver con el hecho de que la cosa
mueble no puede ser habida, bien por que se destruyo o bien por que el
ejecutado la oculto para que no pudiere ser hallada en éste caso lo que procede,

condenado alternativamente a la entrega de una o varias cosas. se procede a darle valor a la cosa. ó. En estos casos.4. no cumple su obligación. es designar un experto y a través de la experticia complementaria del fallo. en los casos de obligaciones de no hacer. entonces y el juez autorizara a la parte para que él ejecute la obligación a costa del obligado. aplicándose la segunda parte del Art. Con el código anterior no existía una norma que regulara la ejecución cuando se trataba de obligaciones alternativas aplicándose entonces supletoriamente las normas contenidas en el Código Civil para el caso del incumplimiento de las obligaciones alternativas. En los casos en que no se pueda ejecutar la sentencia en la forma dicha por ser imposible o por resultar muy onerosa. cuando se trata de una obligación de hacer y la parte no dio cumplimiento voluntario en el lapso fijado para ello. claro esta a través del valor que cosas de la misma especie tienen en el mercado.3 RELATIVA A LAS OBLIGACIONES DE HACER O NO HACER. a su elección. RELATIVA A LAS OBLIGACIONES ALTERNATIVAS. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ a pedimento de parte. VII. entonces se podrá determinar el valor del crédito en una cantidad de dinero para luego proceder a la ejecución a través de la experticia complementaria del fallo y luego se procederá al embargo de muebles o inmuebles hasta alcanzar a una suma que equivalga al doble. 1217 que establece que “Cuando el deudor. el acreedor puede hacerse poner en posesión de una cualquiera de ellas. VII.Derecho Procesal Civil I 210 Dra. a mandar a destruir lo que hubiere hecho en contravención a su obligación. para luego proceder a rematar esos bienes y con el producto del remate satisfacer al ganancioso en el proceso. igualmente a costa del obligado. salvo para .

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ el deudor el derecho de libertarse entregando en ese momento al acreedor cualquiera de ellas”.5. a menos que se hubiere pactado lo contrario. que no esta contenida en el 530 y ello tiene su razón de ser en el hecho de que se trata de la ejecución forzosa de la sentencia y antes de llegar a esta etapa se concedió el cumplimiento voluntario. al igual que “cuando solo una de las cosas prometidas puede ser objeto de obligación”. RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. es decir concediendo en lapso para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia para que concluya el contrato y con ello se entiende que ha cumplido voluntariamente. pagando el precio de la ultima cosa que pereció y en caso de que no la haya se procederá como si se tratara de la ejecución de condena al pago de sumas liquidas de dinero reguladas en el 527 del CPC. en cuyo caso la ejecución de la sentencia solo podría verificarse mediante la entrega de la cosa que aún subsista o que pueda ser objeto de la obligación. VII. . Sui una o todas la cosas prometidas alternativamente han perecido entonces la disposición del 530 remite expresamente a las disposiciones del Código Civil y específicamente a los artículos 1218 y 12 19. sin que pueda libertarse el deudor ofreciendo pagar el valor de la cosa en lugar de su entrega. pues ello solo es posible en el caso en que todas las cosas han perecido.Derecho Procesal Civil I 211 Dra. Conforme a ello la obligación se convierte en pura y simple si al momento de la ejecución de la sentencia “una sola de las cosas prometidas alternativamente aún subsiste”. que ese entonces la oportunidad de la parte para libertarse entregando en ese momento al acreedor cualquiera de ellas pues en estas obligaciones la elección corresponde al deudor. Establece el articulo 531 que si la sentencia condena a concluir un contrato comenzara su ejecución en la misma forma prevista en el 524. Si observan con detenimiento la parte de la norma que comentamos y la comparan con el contenido del articulo 530 verán que existe una similitud hasta la salvedad.

la apelación es un solo efecto. VIII. Si se declara la prescripción se oirá la apelación libremente y si no. saber: 1. Frente a este alegato de prescripción podrá el ejecutante alegar haber interrumpido esa prescripción y en tal caso se abrirá una artículación probatoria de ocho días y el juez decidirá al noveno. Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencia de la actas del proceso. pero ese principio general de a continuidad de la ejecución tiene dos excepciones. 2. que conste en autos. Establece la norma que en los contratos donde se tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada. La segunda excepción. salvo pacto en contrario entre las partes según las previsiones del artículo 525 que establece que de mutuo acuerdo. la sentencia solo producirá efectos si la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su prestación de lo cual debe hace constancia en actos. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Si no lo hace. es decir. o la constitución o la transferencia de otro derecho. CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN. procede cuando se alegue haber cumplido la obligación íntegramente mediante el pago y consigne documento auténtico que . segundo parte que dice textualmente: “La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años y el derecho de hacer uso a la vía ejecutiva se prescribe por diez años”. la sentencia entonces bastara por si misma para agotar la jurisdicción. podrán las partes suspender la ejecución por un tiempo que determinaran con exactitud. Esta prescripción se refiere a la ejecutoria no a la obligación que fue juzgada y sentenciada en el proceso. la “exceptio non adimpleti contractus” establecida en el artículo 1168 del Código Civil. Esta norma esta concatenada con el articulo 1977. aquí procede entonces la ENAC que ustedes debieron ver en obligaciones el año pasado.Derecho Procesal Civil I 212 Dra. Establece el artículo 532 que la ejecución una vez comenzada continuara de derecho sin interrupción.

ésta otra excepción no tiene mayores comentarios que los dichos al inicio de la excepción anterior. Para que ello proceda son necesarias dos cosas: 1. Que el bien embargado y cuyo desembargo se pretenda constituya efectivamente la morada del ejecutado. es decir. pues sería replantear lo que ya fue sentenciado. puesto que el alegato de haber cumplido la obligación se refiere a la que deriva de la ejecutoria y no de la obligación que fue juzgada y sentenciada ya que el pago si no fue opuesto como defensa en el proceso y la sentencia condena a pagarlo ya no puede ser alegado en la ejecución del mismo.1. EJECUCIÓN FORZOSA. Establece el citado articulo 534 una exclusión a esa regla general de que corresponde al ejecutante indicar los bienes sobre los cuales ha de recaer la ejecución.Derecho Procesal Civil I 213 Dra. IX. el Tribunal decretará el levantamiento del embargo que se haya practicado sobre el inmueble que le sirva de morada”. IX. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ lo demuestre. salvo los casos previstos en el articulo 599” ( que trata del secuestro. DESAFECTACIÓN DE LA MORADA. Aunque la norma a que hacemos mención no dice nada como lo hacían antes bajo la vigencia del Código derogado de que el embargo se ejecutara sobre “bienes pertenecientes al deudor” ello se deduce ya que el articulo 587 relativo a las medidas preventivas que establece “ninguna de las medidas de las que trata este título podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se libren. Es la parte ejecutante a quien le da el derecho de indicar o señalar los bienes sobre los cuales ha de recaer el embargo. la ejecución. al indicar que “en cualquier momento en que el ejecutado ponga a disposición del Tribunal bienes suficientes para llevar a cabo la ejecución. y algunos autores de la doctrina .

IX. veamos según la norma el que embarga primero asegura su posición y de esa manera asegura también el cobro de su acreencia. Establece la misma norma que venimos comentando.3. que puede no ser la suya propia. Entre varios créditos privilegiados la prelación la determina la Ley.2. pero no quiere decir que si yo embrago primero pero no llevo la ejecución hasta el remate no puedan cobrar los demás que si lo hicieron primero que yo. El primero que remata cobra primero y si algo sobra del precio entonces podrán cobrar los demás en el orden de la graduación del crédito. GRADUACIÓN DE LOS EMBARGOS. esto es que cubran el monto total por el cual se esta llevando a cabo la misma.Derecho Procesal Civil I 214 Dra. 2. pues el artículo 1867 nos dice que “El crédito privilegiado tiene preferencias sobre los demás. inclusive los hipotecarios. Esto crea una especie de privilegio que en nada deroga a los privilegios o preferencias creadas por la ley pues el mismo artículo 534 en su parte final dice que “quedan a salvo las preferencias y privilegios legales”. según la calidad del privilegio” (art. a la morada de su familia. 1872) . REEMBARGO. El principio o figura del reembargo da origen a éste otro que es la graduación. si un bien puede ser objeto de varios embargos entonces cuando se va a rematar quien cobra primero. IX. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ amplían este concepto de morada del ejecutado. Que los bienes que ponga a disposición del tribunal sean suficientes para llevar a cabo la ejecución. en su segundo párrafo que en bien puede ser objeto de varios embargos y los mismos se graduaran en orden a su antigüedad y lo que viene a constituir lo que llamamos el reembargo.

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ IX. parroquia y municipio. X. NOTIFACIÓN AL REGISTRADOR. registrado el título. Esta participación persigue el mismo fin que la prohibición de enajenar y gravar al igual que establece. Igualmente dice el mismo artículo cuales bienes del deudor no están sujetos a ejecución. los linderos del mismo y las demás circunstancias que sirvan para determinarlo. Los cuales a decir de Armiño Borjas(hijo) “ no podrán serle arrebatados al deudor si lesionar su derecho a subsistir y a trabajar y sin causar injusto perjuicio a sus más allegados . con la limitación especifica que es la de que los mismos se embargarán hasta alcanzar o cubrir el doble de lo condenado. es decir. BIENES EXCLUIDOS DE LA EJECUCIÓN Dijimos anteriormente que el artículo 534 establece una facultad para el ejecutante de señalar cuales bienes del ejecutado van a ser afectados por el embargo. Así vemos que el artículo 1929 del Código Civil establece que “Las sentencias que hayan de ejecutar por los Tribunales de la Republica. dirección exacta.4. que si el embargo recae sobre un bien inmueble o sobre un derecho que tenga sobre el ejecutado.Derecho Procesal Civil I 215 Dra. con indicación del nombre de la persona contra la cual se hubiere decretado el embargo y el titulo de adquisición. por las razones ya dichas. el juez que ejecuto el embargo del mismo hará la participación del mismo al registrador donde se encuentra inserto el documento de propiedad. para el registrador una responsabilidad en caso de incumplimiento. se llevaran a afecto sobre los bienes muebles del deudor y sobre sus derechos y acciones que puedan enajenarse o cederse”. Establece la norma contenida en el artículo 535 del CPC. Se realiza a través de oficio que reemitirá el juez una vez ejecutada la medida y no antes y en él se debía indicar el tribunal que decretó la medida y quien la ejecutó. El sitio de ubicación del inmueble objeto de la medida. Aparte de ésta limitación existen otras que específicamente se encuentran establecidas en la ley.

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ familiares. 3° Los libros. 4° Los dos tercios del sueldo o pensión de que goce el deudor ( modificado por el artículo 598 del CPC. La embargabilidad de prestaciones sociales cuando ellas no excedan de 50 salarios mínimos (art 163 de la Ley Orgánica del Trabajo).Derecho Procesal Civil I 216 Dra. cualquiera que sea la causa.C) 6° Los terrenos o panteones y sus accesorios. útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión. C. Igualmente en la ley de Reforma Agraria existe una exclusión establecida en el artículo 102. arte y oficio del deudor. con excepción de los juicios de alimento) y derogado por la constitución vigente. Tales bienes exentos de ejecución son: 1° El lecho del deudor. 2° La ropa de uso de las mismas personas y los muebles y enseres de que estrictamente necesite el deudor y su familia. en los cementerios. 5° El hogar constituido legalmente (Art. de su cónyuge y de sus hijos. además de establecer que el salario mínimo es inesubargable. convirtiéndolos en victimas responsable de la insolvencia de aquel”. que establece una escala. 632 y sig. .

Procedimiento en la Audiencia • Deliberación • Sentencia • Apelación 6. Promoción de Pruebas 5.2 Admisión e anadmisión 5. Designación de Jueces y Relatores 5.6 Evacuación de Pruebas Anticipadas 5.2.4 Fijación de Hechos 5.1 Introducción de la Causa 5.1 Cuestiones Previas 5.1 Requisitos del Libelo 5.1. Principios que la rigen 4.7 Audiencia Oral 5. Procedimiento en Segunda Instancia .2.3 Citación 5.2.1 Oportunidad y Lugar 5. Reconvención. Procedimiento de Primera Instancia 5.1. Intervención de Terceros 5.Derecho Procesal Civil I 217 Dra.7.3 Audiencia Preliminar 5.2 Confesión Ficta.1.5.2 Contestación 5.7.3 Fijación Audiencia Preliminar 5. Aspecto General 2. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ El Procedimiento Oral 1. Ámbito de Aplicación 3.2.

Derecho Procesal Civil I 218 Dra. y su contestación escrita. accesible. imparcial. El juicio oral no es totalmente oral" Vescovi. uniformidad y eficacia de los trámites y adoptará un procedimiento breve. autónoma.. En este orden de ideas podemos afirmar categóricamente que el proceso civil ordinario tiene 28años en deuda con la orden constitucional y para mas colmo cuando dentro del mismo cuerpo legal existe el procedimiento establecido y el cual hasta ahora. era letra muerta. sin dilación indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles". En la mayoría de los regímenes modernos el proceso oral se encuentra en la etapa más importante del proceso. en su obra" Moderna Tendencia dé los Principios Procesales" dice que "demás está decir que cuando hablamos de oralidad. . idónea.999 en su Artículo 26 y 257. Esta norma es reforzada por la disposición contenida en el Art 257 que dice: "El proceso constituye instrumento fundamenta! para la realización de la justicia. con diferente combinación de elementos escritos y orales". con la sola excepción de procedimiento la materia de transito que por disposición expresa de la ley que rige la materia ordeno su aplicación.. sabemos claramente que no existe un régimen puro y que todas son mixtos. donde en el primer artículo mencionado estableció el Constituyente que ". Es necesario formar a los futuros. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 1. equitativa y expedita. Ante la perspectiva que nos establece \a Constitución de 1. el estado garantizará una justicia gratuita. litigantes en e! estudio de la oratoria y del buen manejo de la misma. Las leyes procesales establecieron la simplificación. pues en el futuro muy cercano el que se desempeñe mejor en esa área será el que mejor resultado obtendrá en el proceso. siendo por lo general la demanda. Aspectos Generales. oral y público: no se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. transparente. responsable. independiente.

.999 U.Ámbito de Aplicación Para establecer el ámbito de aplicación de este procedimiento debemos analizar el artículo 859 del C.J quien haciendo uso de la facultad que le otorgan los artículos 1 y 20 in fine de (a Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 2. Las demandas de transito.P. establecieron que el procedimiento oral se aplicaría en los casos que contempla el art. Analicemos el art. pudiendo corregirse la imprecisiones que se evidencien en cuanto al mismo.Derecho Procesal Civil I 219 Dra. Es necesario aclarar que la resolución solo se refiere a las causas que se intentan en los Tribunales de Municipio del área Metropolitana de Caracas y del Municipio Maracaibo del Estado Zulia quienes como tribunales pilotos servirán para evaluar este procedimiento por el termino de 1 año y a los fines de su implementación del procedimiento oral a otras regiones del país. que dice textualmente: (Leerlo) 1. 859. con excepción del ordinal 2do y siempre que el intereses procesal no exceda de los 2.C en concordancia con el contenido de la Resolución N° 2006-00038 del 14/06/06. y la 38603 del 12/01/07 emanada de la Sala Plena del T. . 859. 3. Los asuntos contenciosos del trabajo (el cual quedo exceptuado de la resolución). 2. Art 150). publicada en Gaceta Oficial 38. Las que versen sobre derechos de crédito en obligaciones patrimoniales que no tengan en procedimiento especial contencioso previsto en la parte primera del libelo Cuarto de este Código.S.528 del 28/09/06. (el cual ha venido aplicándose desde que entro en vigencia la Ley de Transporte y Transito Terrestre.T.

3. para concretarse a los hechos mas relevantes e importantes. De manera que la audiencia oral se lleva a efecto sin necesidad de la lectura de alegatos en otras excepciones llevadas por escrito. 56) este principio debe entenderse por la concentración del proceso en un . Las demás causas que por disposición de la ley o por convenios de los particulares. Aquí es necesario que el desarrollo de la oratoria sea fundamental pues es necesario evitar discursos "huecos y culposos" como lo denomina Henríquez. c) Concentración: Siguiendo a Sánchez Noguera (2004. 872 y 873 b) Brevedad: La facultad que tiene el juez de fijarle a las parte el tiempo que tienen para efectuar los alegatos con relación a las pruebas a evacuarse. enfático utilizado por los actores del proceso. deban tramitarse por el procedimiento oral. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ 4. así como también el lenguaje gestual tendrá importancia en este proceso. Principios que lo rigen Además de todos los principios que rigen el proceso en general el procedimiento oral esta regido según Henríquez por 4 principios muy específicos a saber: a) Oralidad: por cuanto los actos deben cumplirse sin reducirlos a escrito.Derecho Procesal Civil I 220 Dra. por lo cual el lenguaje claro. Igualmente la ley implemento" los medio necesarios para que la fase alegatoria y la Instrucción preliminar sean las mas expeditas posibles" Henríquez. pudiendo hacer cesar su interpretación cuando considere suficientemente debatido el escrito.

representado por el hecho de la improrrogabilidad de los lapsos procesales y su realización en el menor tiempo posible. b) formal. en lo posible los incidentes de previo pronunciamiento. las declaraciones de testigos y todo lo que conforme el entorno procesal de/ desarrollo de la Audiencia oral. Concentración del contenido del proceso. De allí que la inmediación pueda ser subjetiva. Para Davis Echandía (1985. b) Segundo: en los recursos destinando la segunda instancia solo a la revisión o el examen del material reunido en la instancia inferior. eliminando el riesgo de que el Juez olvide los hechos observados. objetivo y de actividad". sobre la base de la sentencia dictada. .283-297) que la concentración tiene dos aspectos: 1.Derecho Procesal Civil I 221 Dra. con dos facetas: a) procesal.49) la inmediación esta representada en la inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso. concentración de esas actividades ante un solo juez o tribunal colegiados. Newman (1999. 2. los hechos que en él deban hacerse constar y los medios de pruebas que utilicen. Concentración de las actividades procesales. pudiendo lograrse en dos fases a) Primero en el procedimiento en primera instancia lo cual se lograría con la no-reiteración de las diligencias practicadas en la audiencia delimitando. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ debate a desarrollarse en una audiencia o en poca audiencias próximas.23) Dice siguiendo Fairén Guillen (1955. c) Inmediación: Principio este según Henriquez "Todas las alegaciones y pruebas se diligenciaran con la intervención directa del juez llamado para la ecuación de la prueba testimonial. pues de lo contrario impondría una nueva instancia y repetición de actuaciones.

por ejemplo) coetaniamente a su ocurrencia. etc.. y se captaron. a fin de que el sustanciados los hechos mediante aprehenda estas reproducciones. El articulo 861 prevee la posibilidad que la autoridad competente designe uno o más relatores para la sustanciación de los procesos escritos. Tales representaciones seria exhibidas en el tribunal.Como diferencia con el ordinario tenemos que el demandante debería . monitores o conferencia. en la audiencia oral o en el debate oral probatorio. y contendría la evacuación de un medio de prueba que las partes controlarían con su presencia en el acto reproducido''. en los cuales de acuerdo a lo que se disponga en la ley – puede intervenir.3) que el juez..). quienes así han controlado en igualdad de circunstancias la practica de la prueba.1 Introducción de la causa 5. no solo diligenciándolos.1 Requisitos del Libelo. Procedimiento en Primera Instancia 5.Derecho Procesal Civil I 222 Dra. sensores. 4. o la elección de uno o más jueces que integren el tribunal. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ La sala constitucional en la admisión de la demanda por intereses difuso crédito indexado de fecha 28 de agosto 2001 con ponencia de Cabrera Romero ha dicho que el principio de inmediación puede tener dos manifestaciones o grados.1. presentan en la audiencia publica reproducciones de sonido e imágenes. sino realizando actividades probatorias atinentes al medio( interrogatorio. según las prohibiciones que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1) que el juez presencie personalmente los actos de recepción de la prueba. Siendo este procedimiento una mixtura de oralidad y escritura. mediante que le permitan aprehender pantallas. después de que sucedieron. amabas partes.." 2) que el juez no presencie personalmente in situ la evacuación de la prueba pero si la dirige con una manera mediata. comienza este procedimiento con demanda escrita debería llevar los requisitos del artículo 340. utilizando técnicas y aparatos personalmente los de control hechos aparatos semejantes (video remoto. 5. Designación de jueces y relatores.

que estableció la obligación del promovente de señalar el objeto de la prueba. entre ellos. ha dicho al comentar éste puesto que caben dos interpretaciones.2 Admisión e Inadmisión. Reforma. Además tratándose de un procedimiento que se esta implementando parcialmente. a las bunas costumbres y a alguna disposición expresa de la ley.P.1. por regiones.P. que no es otro que la audiencia oral. 5.C que establece que "el emplazamiento se hará para comparecer dentro de los veinte (20) días siguientes a la citación del demandado o del ultimo de ellos si fueren varios”. Con respecto a la prueba que deben prenunciarse en esta etapa se debe cumplir con lo indicado en la resolución de la Sala Civil de fecha 16/11/2001. Dicha penalización esta representada en el hecho de que no se íe recibirán después con la excepción que si es documento público se haya señalado en el libelo en la Oficina en que se encuentran. Nº 363.C publico. Caso contrario. 860 que prohíbe la renuncia o relajación de las disposiciones y formas del procedimiento oral. En cuanto a la admisión de la demanda creemos que aquí se debe aplicar la norma del articulo 341 de C PC que dice que el juez inadmite la demanda cuando la misma fue contaría al orden C. se negara también si se intenta en otras áreas geográficas en ¡as cuales todavía no este vigente. La doctrina. dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia preliminar. Igualmente si se solicita la prueba de confesión en ese escrito. es oportuno señalar que las posiciones juradas o confesión igualmente se podían promover. Sánchez Noguera. el tribunal debería admitirla cuanto ha lugar en derecho ordenándose el emplazamiento. Igualmente. es decir lo que pretende probar con el medio probatorio producido. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ acompañar al libero toda la prueba documental del que disponga y el listado de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. Penaliza la ley al demandante cuando no se acompañan esas pruebas con el libelo.Derecho Procesal Civil I 223 Dra. también debería evacuarse en dicho debate. a) La literal fundamentada en el Art. según /as reglas ordinarias. el cual al concatenarse con el . por lo que debemos remitirnos a las regias del 344 del C.

1. 342 C.C para el juicio ordinario.Derecho Procesal Civil I 224 Dra. siempre y cuando no se haya contestando la demanda. este se computará primero por días calendario y luego a partir del primer día hábil siguiente al de comparecencia. 5. la de carteles. solo se puede reformar por una sola vez. teniendo estas normas carecer de orden público. dentro de ese lapso de 20 días siguientes a la citación. Concluye este autor que en atención a los principios procesales del derecho a la defensa y al debido proceso se debe aplicar este ultimo criterio. mediante comisión. la del no presente en la República.C y se deberá fijar uno de los 20. Reforma. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ encabezamiento del artículo 865 que dice: llegado el día fijado para la contestación de la demanda según las reglas ordinarias.3 La Citación Igualmente. Lo que si es importante resaltar en el hecho que dicha citación realizada por cualquiera de las formas establecidas por la ley. Reforma que puede ser total o pardal y que según algunos doctrinarios puede hacerse varias reformas antes de la citación del demandado. la de edictos. la misma deberá constar por escrito y que el lapso de la comparecencia se compute tomando en cuenta si se hubiere concedido término de la distancia. b) la interpretación histórica. 343 del C.P. remite al autor citado a buscar el origen de la norma concluyendo que aquí se cometió el mismo error legislativo que se cometió en la reducción del art. es posible la reforma de la demanda. por una solo vez antes de que el demandado haya contestado la demanda. la de correos. pero una vez citado. De allí que es posible la citación voluntaria personal o a través de apoderado. se deberá entender que el juez deberá admitirlo para un día determinado. con respecto a la citación y haciendo referencia a las reglas ordinarias del juicio civil rigen también todas las formas de citación.P. Siguiendo la regla general establecida en el art. . la provocada.

De igual forma. deberán oponerse en el mismo escrito donde se oponen las defensas de fondo. Con relación a este punto es necesario hacer ver que en esta oportunidad el legislador ha concertado en un solo acto la oposición de cuestiones previas y la contestación al fondo.2. También expresara el mencionado articulo que el demandado deberá acompañar con su escrito de contestación toda la prueba documental que disponga y el listado de los testigos. en el cual se deben oponer las mismas como en acto aislado al de la contestación.2 Contestación La norma dice que "Llegado el día fijado para la contestación" del demandado según las reglas ordinarias. De allí que consideramos que están presentes dos principios procesales muy importantes como lo son el de concentración y el de celeridad procesal. sin lo cual no se la admitirán después. Cabe aquí igualmente la observación del criterio jurisprudencial que establece la obligación para el promoverte de la prueba de señalar el hecho o los hechos que pretende probar con el medio probatorio promovido.1 Cuestiones Previas Incidentales. al establecer el legislador en el articulo 346: ".Derecho Procesal Civil I 225 Dra. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ por días de despacho.-podrá el demandado . a menos que haya señalado el sitio donde se encuentran los documentos públicos registrados. 5. en esta oportunidad el demandado pueda proponer reconvención y la intervención de terceros de los ordinales 4 y 5 del artículo 370 del CPC.. siguiendo el criterio establecido en la jurisprudencia sobre los lapsos procesales. por ello este procedimiento difiere al del juicio ordinario. el demandado presentara por escrito y expresara en ella toda las defensas previas y de fondo que creyere conveniente alegar. 5. que en el ordinario se oponen separadamente. Como se enuncio anteriormente las cuestiones previas que el demandado considere debe oponerse..

Si no hubiere articulación la decisión se hará al 8vo día siguiente al vencimiento del plazo de cinco días a que se refiere el Art 350. el caso de la falta de jurisdicción o la litis pendencia o el pase del expediente al tribunal donde se tramita el proceso al cual deba acumularse o aquel que fuere declarado competente. manifestar si conviene en ella o si las contradice. como de instrucción preliminar se resuelven las cuestiones previas opuestas . donde las actuaciones todavía son escritos y que podríamos calificarla siguiendo la doctrina patria. Las del ordinal primero se resuelven igual que como la contempla el articulo 349 incluyendo la impugnación de la decisión por la vía de la regulación de la jurisprudencia o de la competencia produciendo los mismos efectos que en el juicio ordinario. se determina si hubo o no confesión ficta.Derecho Procesal Civil I 226 Dra. se tramitaran la reconvención o la intervención de terceros hasta llegar a la etapa de contestación de la primera o del vencimiento del lapso probatorio de ésta ultima para llegar a la Audiencia Preliminar donde se fijan los hechos controvertidos y las pruebas conducentes. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas. dentro del mismo plazo de 5 días... se abrirá una articulación probatoria de 8 días. es decir. como la de inspección y o experticia que se hayan promovido. si así lo pidiere alguna de las partes o si las cuestiones o su contradicción se funden en hecho sobre los cuales no estarían de acuerdo las partes. Vamos a analizarlas por partes.". El demandante deberá. se evacuan ciertas pruebas. Las de los ordinales 2 al 6. es decir la extinción del proceso. La decisión del tribunal se hará en el 8vo día siguiente. con sus consecuencias. se podrán subsanar voluntariamente. forma contemplada en el artículo 350. Si no hay subsanación voluntaria. sin término de distancia. es decir es una opción o alternativa independiente de la otra. sin dentro de los 5 días siguientes de fa costas. el de subsanación voluntaria. Cuestiones Previas. En esta etapa del proceso oral. .

no tienen recurso alguno Las de los ordinales 9. la decisión se dictara al 8vo día después de vencido los 5 para la contradicción. Alegada la reconvención. con la sola excepción de las de los ordinales 7 y 8. Las de los ordinales 2 al 8. . 5. Formulada la contradicción se concederá ocho días para promover y evacuar pruebas.10 y 11 tendrán apelación libremente. pero difiere del juicio ordinario en que esa paralización opera con la declaración con Jugar en forma inmediata. el tribunal se abstendrá de fijar la audiencia preliminar hasta que ambas. si fuere impugnada la decisión a través de la regulación se seguirá el procedimiento del articulo 62 y siguientes. se lo pide alguna de las partes y si los hechos sobre los cuales se funda la cuestión previa opuesta o su contradicción no estuvieren de acuerdo las partes. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ El silencio se entenderá como admisión. Las del ordinal 1ero. producen como efecto la paralización del proceso hasta que el plazo o la condición pendientes se cumplan o que se resuelva la cuestión principal que deba incidir en él. Los efectos de las cuestiones previas son iguales a los del juicio ordinario. Mientras tanto. En cuanto a los recursos de las cuestiones previas. Vencido ese lapso el tribunal dictara su decisión en el octavo día siguiente al último de la articulación probatoria. la que la demanda y la reconvención puedan continuar en un solo procedimiento.2 Reconvención e Intervención de terceros.Derecho Procesal Civil I 227 Dra. el juez deberá analizar si la misma no esta incursa en las causales de inadmisibilidad contenidas en el articulo 366 y fijara el 5to día para su contestación en el caso de ser admitida.2. que siendo dictadas con lugar. Si no hubiere articulación por no haberlo solicitado las partes.

P. 869 C. En estos casos la fijación de la audiencia preliminar no se hará sino hasta e día siguiente de la contestación de la cita o de la ultima de ellas si fueren varios. según el caso.P. si en la contestación de la demandad alguna de las partes pide la intervención de terceros por ser común a este la causa o la cita de saneamiento o de garantía. las forzosas. se hará la citación de los mismos para que comparezcan dentro de tres días mas el termino de la distancia. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Intervención de Terceros La norma que comentamos (Art. tal como lo prevé el articulo 382 de C. 5.2.C paralizándose este tanto la causa principal hasta un lapso máximo de 90 días para que dentro del mismo se tramiten todas las citas y sus contestaciones. La suspensión no podrá exceder de 90 días sea cual fuere el numero de tercerías propuestas.3 Confesión Ficta. En el primer caso. Si se hicieren en esa oportunidad se suspenderá el proceso principal hará que concluya el termino de pruebas de las tercería en cuyo momento se acumularan al juicio principal. con la diferencia que las pruebas para desvirtuar su confesión deberá hacerlo dentro de los 5 dios siguientes a la contestación omitida.C) hace diferencia entre las intervenciones forzosas y las voluntarias. de modo que siga un solo procedimiento. . según el proceso ordinario. Si el demandado no da contestación a la demanda en la oportunidad debida se aplicara lo estipulado en el articulo 362. En los demás casos de la intervención el tribunal solo las admitirá si las mismas fueren propuestas antes del vencimiento del lapso probatorio a que se refiere el artículo 868 (3er parágrafo).Derecho Procesal Civil I 228 Dra.

1999). con un muy complejo contenido. 5. evitando gastos y costas." Tiene como función principal ". pero con el fin primordial de evitar el litigio o limitar su objeto o depurar el procedimiento. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Si no lo hiciere. 5. 3) Fijan tanto el objeto del proceso. Verificada la contestación y subsanada o decididas las cuestiones que el demandado hubiere propuesto el tribunal fijara uno de los cinco días siguientes y una hora determinada para que tenga lugar la audiencia preliminar.999) En Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil modelo para Iberoamérica (1994) dice "„ una primera audiencia. mediante la técnica escrita u oral. como el objeto de la prueba y 4) Resolver ofrecido sobre en la medidas Favela (1995.. la confesión.2. el tribunal procederá a sentenciar dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de esos 5 días.Derecho Procesal Civil I 229 Dra. como una forma de solucionar las controversias sin tener que agotar todo el proceso..3 Audiencia Preliminar. diluciones y las situaciones de incertidumbre que traen consigo.. dentro del proceso a la que deben comparecer las partes y que sea presidida por el tribunal. Es el acto que se desarrolla luego de la contestación de la demandad.1) intenta la conciliación de las pretensiones y excepciones de las partes. en las cuales las partes y el juez se reúnen con la finalidad de buscar una conciliación o preparar la audiencia oral Newman (1. 2) examinar y resolver tanto las condiciones de la acción como las excepciones y presupuestos procesales a fin de sanear el proceso de los defectos relativos a la valida constitución y desarrollo de la relación jurídico procesal..4 Fijación de la Audiencia Preliminar. admisión de conducentes las a pruebas su que se hubieren preparación" Ovalle- .

Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ Dentro del procesalismo decididamente dos instituciones nacidas en Austria y en Portugal las cuales conocemos como: La audiencia preliminar y el Despacho Saneador. el despacho saneador tiene una función muy limitada de ello tanto la LOPNA como en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. para las donde conocer partes cuestión de mediante que la y se de su pudiera controversia.Derecho Procesal Civil I 230 Dra. b) la fijación de los hechos que considere admitidos o probados con las prueba aportadas con la demandad y la contestación. en el año 61 se delimito las atribuciones de ese despacho saneador (Ovarle Favela.2. El el despacho decreto permitía saneador 12353 al cualquier juez nulidad. La primera fue introducida en el Código Civil austriaco de 1985 por Fraunz Klein quien afirmaba que la finalidad de la misma es la de evitar que ya en pleno debate oral se puedan presentar inconvenientes que obsten a una rápida solución y que puedan alargar y dilucir el procedimiento. c) las pruebas que consideren superfluas e impertinentes o dilatorias y las que se propongan aportadas en el lapso probatorio. Dijimos al finalizar el punto 5. determinándolos con claridad. y . así como en Procedimiento por Intimación del C. Posteriormente. 98) En nuestra legislación. representación. obstar de a la así surgió fecha que de 22 el de la derecho septiembre emitiese como resolución en despacho legitimación de sobre de cualquier el fondo portugués de 1926.4 que el tribunal fijara uno de los cinco días siguientes y la hora que tenga lugar la audiencia preliminar y en ella tendrá lugar en primer lugar la fijación de los hechos.C. en los cuales: a) las partes deberán si convienen en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte. 5.P.4 Fijación de los Hechos.

Abrirá también en lapso probatorio de 5 días para * promover pruebas sobre el mérito de la causa. Carmen Amelia Henríquez de Fermín _______________________________________________________________ d) otras observaciones que contribuyan a la fijación de los límites de la controversia. en auto razonado. De la misma se levanta acta y se agregaran a ella los escritos que hayan presentado las partes. al igual que otros autores que seria oportuno hacerlo antes de su admisión para que el tribunal haga promover.Derecho Procesal Civil I 231 Dra. el lapso para su evacuación que no podrá exceder al ordinario (30 días de despacho). . de acuerdo a la complejidad de la prueba. 5. No establece la norma cual es la oportunidad que tiene la parte contraria para oponerse a las pruebas de su contrario por ilegales e impertinentes. Evacuación de pruebas anticipadas.6.5 Promoción de Pruebas Se las partes o alguna de ellas no hubiere concurrido a la audiencia preliminar. estableciendo el tribunal. et tribunal hará la fijación de los hechos y de los limites de la controversia. establece la norma la posibilidad de su evacuación antes de la audiencia oral. Pensamos. Cuando fueren promovidos los medios probatorios de la inspección y la experticia. dentro de los 3 días siguientes. 5.