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RESUMEN GUÍA Nº 1

DERECHO ROMANO
PROF.: EDO. DARRITCHON

DERECHO OBJETIVO: Conjunto de normas jurídicas por las que se rige un pueblo o
que regulan una determinada institución.

DERECHO SUBJETIVO: Facultad o atribución concedida a una persona por el O.J. para
hacer algo o exigir de alguien el cumplimiento de un determinado deber u obligación.

ACCIÓN: Instrumento procesal por cuyo intermedio el O.J. garantizaba a las personas la
protección de sus derechos.
Celso: La acción no es más que el derecho de perseguir judicialmente lo que le deben a
uno.

OTROS SENTIDOS DE LA EXPRESIÓN “DERECHO”

1. Derecho entendido como ciencia jurídica o dogmática jurídica: Se refiere al estudio
de las normas jurídicas vigentes de un determinado O.J. Sus funciones básicas son:

a. Interpretación: Determinar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas.
b. Integración: Llenar los vacíos o lagunas que el O.J. pueda presentar.
c. Sistematización: Ordenar las normas en base a distintos criterios (jerarquía,
materia, personas, tiempo), a fin de lograr su aplicación a casos concretos,
procurando su solución.

2. Derecho entendido como sinónimo de justicia y otros valores jurídicos.

CONCEPTO DE DERECHO ROMANO

CONCEPTO HISTÓRICO: Sistema jurídico; conjunto de normas, costumbres e
instituciones, por las cuales se rigió Roma desde la fundación de la ciudad (753 a.C.) hasta
la muerte del Emperador Justiniano (565 d.C.).

CONCEPTO INSTITUCIONAL: Conjunto de soluciones que la antigua sociedad
romana dio a los conflictos patrimoniales entre particulares.

HISTORIA INTERNA: Estudio de las instituciones de derecho privado romano.

HISTORIA EXTERNA: Estudio de la organización política de Roma y las fuentes
formales del derecho.

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CONCEPTOS JURÍDICOS ROMANOS RELEVANTES

1. IUS (Celso): Arte (ciencia o técnica) de lo bueno (ajustado a las normas procesales
existentes) y lo equitativo.

Ulpiano: “Conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de dónde
deriva el término ius. Es llamado así por derivar de justicia, pues como elegantemente
define Celso, el derecho es la técnica de lo bueno y de lo justo; en razón de lo cual se nos
puede llamar sacerdotes. En efecto, rendimos culto a la justicia y profesamos el saber de lo
bueno y de lo justo, discerniendo lo lícito de lo ilícito, anhelando hacer buenos a los
hombres no sólo por el temor de los castigos, sino también por el estímulo de los premios”.

2. IURISPRUDENTIA (Ulpiano): Conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia
de lo justo y de lo injusto.

3. PRUDENCIA: Virtud del jurista romano de realizar actos buenos y rechazar las
acciones malas.

4. IUSTITIA (Ulpiano): Voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo.

5. AEQUITAS (Aristóteles): Justicia aplicada al caso concreto.
(Concepto romano): Fin útil y justo al que debe adaptarse el derecho.

6. IUS DIVINUM: Derecho que regula las relaciones de los hombres con los dioses.

7. IUS HUMANUM: Derecho que regula las relaciones de los hombres entre sí.

8. FAS: Preceptos o normas que ordenan las relaciones humanas con los dioses, sancionado
con penalidades religiosas.

9. NEFAS: Aquello prohibido por el ius divinum.

10. MORES O BONI MORIS: Se refiere a las normas morales; una serie de reglas de
conducta que debían ser observadas para obrar rectamente en la esfera jurídica pública y
privada, y cuya inobservancia acarreaba para los ciudadanos romanos el poder ser tachados
con nota infamante en el censo
MORES MAIORUM: Costumbres de los antepasados que actuaban como freno a la
arbitrariedad y abuso de los derechos subjetivos.

11. TRIA IURIS PRECEPTAE: Son reglas prácticas que sintetizan el objetivo del derecho,
establecidas para facilitar la convivencia en sociedad y que sin ser formalmente normas
jurídicas son el fundamento de todos los deberes jurídicos. Éstos son:

a. Vivir honestamente
b. No dañar a otro
c. Dar a cada uno lo suyo

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DISTINTAS CLASIFICACIONES DEL IUS

IUS CIVILE # IUS HONORARIUM = Derecho establecido en la Ley de las XII Tablas y
la doctrina interpretativa de los juristas.

IUS CIVILE # IUS GENTIUM = Derecho quiritario; es decir, derecho privativo del
ciudadano romano.

IUS CIVILE # IUS NATURALE = Derecho que hoy entendemos como derecho positivo.

IUS GENTIUM # IUS CIVILE = Derecho común aplicable a todos los pueblos. Derecho
positivo romano, pero no exclusivista llamado a regir entre romanos y extranjeros.

IUS GENTIUM = Instituciones jurídicas utilizadas por todos los pueblos (ej. Esclavitud,
matrimonio, etc.); vale decir, derecho que Roma aceptó se aplicara tanto a ciudadanos
romanos como a extranjeros que habitaban su territorio.

IUS GENTIUM = IUS NATURALE

IUS HONORARIUM: Derecho que emana de los magistrados romanos en uso del ius
edicendi, especialmente aquél que emana de la actividad del pretor y que viene a constituir
un ordenamiento paralelo concerniente a los hechos que el ius civile no considera.

IUS NATURALE: Derecho que la razón natural ha establecido para todos los hombres, el
cual, según Paulo, es siempre equitativo y bueno.

DERECHO POSITIVO: Derecho vigente; es decir, consagrado en los cuerpos normativos
de una determinada ciudad o Estado.

IUS PUBLICUM: En su sentido general, es aquél que mira al interés del Estado y sus
instituciones; se refiere a la constitución y administración del Estado romano, su
organización política, magistraturas, poderes de los magistrados, etc.

En otro sentido, es aquél que rige las relaciones entre particulares, pero que emana de
órganos estatales, normas que se caracterizan por su carácter imperativo y que las partes no
pueden modificar voluntariamente.

IUS PRIVATUM: Aquél que regula las relaciones de los particulares entre sí; se refiere al
particular y regula sus relaciones patrimoniales y de familia.

En otro sentido, designa a aquellas normas que los propios particulares se imponen; es
decir, el conjunto de relaciones y vínculos creados por efecto de actos y negocios jurídicos,
y en virtud de la autonomía del individuo.

IUS SCRIPTUM: Derecho que emana de la autoridad pública; es decir, de las fuentes
constitucionalmente idóneas para producir derecho en cada momento dado como órganos
del Estado, con las Asambleas Populares o Comicios, el Senado, Magistrados,

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FUENTES DEL DERECHO ROMANO 1. tratándose de un derecho que puede solicitar cualquiera que se halle en las condiciones objetivas previstas. Beneficio de inventario: El heredero que confeccione inventario del patrimonio del difunto responde por las deudas de éste sólo hasta el importe de los bienes recibidos. excluye. Beneficio de excusión: Los deudores subsidiarios pueden exigir que el acreedor se dirija primero contra el deudor principal. IUS COMMUNE # IUS PROPIUM = Derecho privativo o propio de cada pueblo (pudiendo entenderlo como ius civile # ius gentium). etc. los plebiscitos. Manuscrito de las Instituciones de Gayo. etc. los edictos. Testamento militar. y además no necesariamente corresponde a una ventaja. Ej. es decir. IUS COMMUNE (Juan Iglesias): Derecho integrado por normas vigentes de carácter general. Beneficio de competencia: Un deudor. Los beneficios más conocidos son: a. IUS NON SCRIPTUM: Derecho que emana de otras fuentes distintas de la autoridad pública. textos. PRIVILEGIUM: Norma que contempla ventajas o desventajas no justificadas respecto de una o más personas. BENEFICIUM: Disposición acordada en interés de determinadas situaciones jurídicas para mitigar la aplicación de un principio. las leyes. monumentos. a través de los cuales tomamos conocimiento o nos informamos acerca del contenido del Derecho. las constituciones imperiales. se comprenden dentro del ius scriptum. b. En este sentido. para determinadas situaciones. debiendo señalar bienes contra los cuales dirigirse. útiles o de bien público. las reglas comunes. los senadoconsultos. c. Ej. con referencia a una serie ilimitada de casos prefijados genéricamente.Emperadores. tales como las normas consuetudinarias y las respuestas de los prudentes. IUS SINGULARE (Juan Iglesias): Derecho que por motivos morales. frente a ciertos acreedores. IUS COMMUNE # IUS PROPIUM = Derecho que es común a todos los pueblos (pudiendo entenderlo como ius gentium o ius naturale). es decir. FUENTES DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO: Son los distintos documentos. Se diferencia del beneficium en cuanto carece de un fundamento racional o de justicia. manuscrito del Digesto. 4 . tiene derecho a no ser condenado a pagar sino en la medida de sus facultades. pero no se da si no se solicita del pretor o del emperador. significa un trato desigual en sentido favorable o desfavorable.

en los tiempos antiguos. El ordenamiento romano. es decir. Éstas recibieron. en esta nueva época. aún para los juristas.J. etc. pero consideradas desde la perspectiva de su origen. debido a que el elevado número de constituciones imperiales y la ingente masa jurisprudencial habían convertido el orden jurídico en un laberinto inabarcable. que motivan la dictación de normas jurídicas e influyen en su contenido. pudiendo sostenerse que las constituciones imperiales serían la única fuente creadora de nuevo Derecho en la época postclásica. FUENTES DE PRODUCCIÓN DEL DERECHO: Son aquellos órganos que establecen o producen normas jurídicas. En oposición a ellas. posterior. sino que el conocimiento del derecho civil y del honorario se obtenía mediante las obras de los juristas clásicos.J. BREVE REFERENCIA SOBRE LAS COMPILACIONES Lucrecio Jaramillo destaca que el Derecho de la última época de Roma está fundamentalmente contenido en la literatura clásica o iura (opinión de los jurisconsultos clásicos) y en la legislación imperial o leges y ambas fuentes fueron tan prodigiosamente vastas que era casi imposible saber con certidumbre en donde se encontraba el Derecho. DISTINCIÓN ENTRE LEGES Y IURA En el dominado desaparece la diversidad de fuentes del Derecho. Lo anterior determinó la tendencia postclásica de redactar resúmenes y a coleccionar textos que facilitaran un tanto la práctica. 5 .. FUENTES MATERIALES DEL DERECHO: Conjunto de factores políticos. Senado. el nombre iura sirvió. para designar técnicamente los escritos jurisprudenciales que se habían conservado. sociales. con exacta valoración constitucional. el mismo nombre que. Magistrados (pretor). FUENTES HISTÓRICAS DEL DERECHO: Son los ordenamientos jurídicos anteriores en el tiempo que han influido en la formación de un O. En este sentido. 3. Valencia destaca que al iniciarse el dominado. sumida en un caos de incertidumbre. chileno. siendo necesaria una compilación del Derecho vigente. leyes y edicto del pretor. culturales. Ej. leges. 2. el español y el francés han influido en la formación del O. Ej. FUENTES FORMALES DEL DERECHO: Son los modos o formas que el Derecho tiene de manifestarse. Emperador. 5. 4. Comicios. se designaba con el nombre ius (y con más frecuencia en su plural iura) todo el antiguo derecho que no hubiera sido modificado por las constituciones imperiales. es decir. son las propias normas jurídicas. se diera a las normas votadas por el pueblo en sus comicios. económicos. pero como en las escuelas jurídicas y por los tribunales no se acudía ya a las fuentes antiguas originales. la práctica jurídica se hallaba perpleja.

C. ÉPOCA POSTCLÁSICA: Cubre todo el tiempo posterior a la muerte de Ulpiano y llega hasta Justiniano. PERIODO CLÁSICO ALTO: Llega hasta el gobierno de Adriano (117-138 d.. c. b. hasta el primer tercio del siglo III d. PERIODIFICACIÓN SEGÚN ALEJANDRO GUZMÁN BRITO (criterio jurídico) 1. periodo en el cual se destaca fuertemente la actividad creadora del pretor a través de sus edictos. PERIODO DIOCLECIANEO: Hasta el año 306 d. 2.. 6 . C. CRITERIO JURÍDICO: Considera los sucesos relevantes en la evolución del sistema jurídico romano. el Corpus Iuris Civilis. CRITERIO SOCIAL: Considera los profundos cambios sociales o transformaciones experimentados por la sociedad romana. PERIODO CLÁSICO TARDÍO: Termina con la muerte de Ulpiano (224 d. c.. tiempo en que se produce una reforma en el derecho procesal romano.).) hasta fines del siglo II a. pero con una gran labor sistematizadora por parte de los juristas de la época. 3. C.). ÉPOCA ARCAICA: Desde la dictación de la Ley de las XII Tablas (451-450 a. b. 3. C.C. PERIODO JUSTINIANEO: (527 a 565 d. C. CRITERIO POLÍTICO: Considera las distintas formas de gobierno. DISTINTOS CRITERIOS DE PERIODIFICACIÓN 1. estableciéndose el llamado procedimiento formulario. PERIODO CLÁSICO INICIAL: Se extiende hasta el advenimiento del imperio. Se subdivide en 3 periodos: a. Es una etapa menos creativa que la anterior. cuando Augusto asume el poder.C. Se subdivide en 3 periodos: a.C. destacándose la existencia de dos escuelas: la sabiniana y la proculeyana.) Destaca por su obra compiladora. que fija en el año 31 a. 2. C. al asumir Constantino. Corresponde a la época de oro de la jurisprudencia romana. ÉPOCA CLÁSICA: Desde el año 130 a. PERIODO CONSTANTINIANO: Termina con la llegada al poder de Justiniano.

sin perjuicio de que sus responsa carecían de valor vinculante. por lo cual discrimina certeramente entre lo justo y lo injusto. o acompañando al interesado ante el magistrado y sugiriéndole las palabras a pronunciar y los actos a cumplir. RESUMEN GUÍA Nº 2 DERECHO ROMANO PROF. que pueden aplicarse en todo tiempo y lugar. dando a la parte una nota escrita de la legis actio o fórmula. además de la labor docente que también desempeñan. no es un teórico ni un doctrinario. Mediante el scribere. EL JURISTA ROMANO El jurista romano es por esencia práctico. Su actividad general y compresiva de todo ámbito jurídico. ya que los jurisconsultos carecían de potestas (poder o capacidad para hacer obligatorias sus decisiones). La virtud suprema del jurista es la prudencia. el cavere y el scribere. EDO. el agere. 2. intervienen en el tráfico jurídico señalando a quien les consulta cómo debe actuar de tal forma de evitar ciertos perjuicios en el ámbito de los negocios. CARACTERÍSTICAS DEL JURISTA ROMANO Y DE SU LABOR CREADORA DE DERECHO 1. IMPORTANCIA DE LA JURISPRUDENCIA Y SU RELACIÓN CON LAS DEMÁS FUENTES La jurisprudencia puede ser considerada como fuente autónoma y directa de derecho en lo que respecta al ius civile. lo lícito y lo ilícito. 4. La eficacia que alcanzaran derivaba nada más que de la personal auctoritas (facultad o atributo para interpretar el derecho) de que gozara el jurista emisor. 5. Mediante los responsa contestan a las consultas que se les formulan sobre casos reales y debatidos. El jurista romano es sacerdote de la justicia. Sus decisiones llegan a formar un conjunto de principios y reglas de derecho. Mediante el cavere. Es creador del Derecho. participan en la dirección del proceso. la interpretatio prudentium. y sólo en un aspecto es científico: cultiva la ciencia de lo justo y de lo injusto. DARRITCHON 7 . 3. justas y útiles. integradora e inspiradora del Derecho. Los juristas romanos son sumos conocedores del arte del respondere. elaboran obras doctrinales de derecho. Su actividad es esencialmente práctica y con vías a dar respuestas o soluciones prácticas. Mediante el agere. es a la vez creadora.

Capacidad de ejercicio: Aptitud legal de la cual puede disponer un sujeto de derechos para poder ejercer los derechos de los cuales es titular. sin el ministerio o autorización de otra persona. En efecto. y al cual grupo o al cual patrimonio la ley le reconoce la calidad de sujeto de derecho. le reconoce capacidad de goce. REQUISITOS FÍSICOS DE LA PERSONALIDAD 1. Haber nacido vivo (vitalidad). Haber nacido. Sujeto de derecho o persona Persona jurídica: Ente abstracto o artificial constituido por un grupo de personas organizadas unitariamente al logro de un fin común.J. PERSONAS Persona natural o física: Ente humano al cual el O. 3. J. mientras esté dentro del vientre 8 . le reconoce capacidad de goce. 2. o un patrimonio afectado a un fin. Colectividades de hombres o de bienes jurídicamente organizadas y elevadas por el O. Tener forma humana. a la categoría de sujetos de derechos. Capacidad de goce: Aptitud legal para ser titular de derechos y correlativamente sujeto pasivo de obligaciones.J. 1. SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUE ESTÁ POR NACER Aunque el nacimiento determina el momento en que una persona comienza su existencia legal. Creaciones ideales a las que la ley les reconoce capacidad jurídica. ello no implica que se ignore o no se considere la situación de la criatura que se encuentra dentro del vientre materno. 2. el concebido. Ente humano o artificial al cual el O.

2.materno. No se puede aplicar pena de muerte ni someter a tormento a la mujer embarazada sin antes extraerle al hijo. Muerte natural. 4. El concepto jurídico de muerte física corresponde al cese definitivo de las funciones vitales. ignorándose si vivía o no. que hubiese tenido más de 70 años a la fecha de las últimas noticias y siempre que hubiesen 9 . 3. 2. deja de ser persona. Caída en esclavitud o Capitis deminutio maxima. permaneciendo sus derechos en suspenso hasta el nacimiento. PRESUNCIÓN DE LA ÉPOCA DE LA CONCEPCIÓN Art. Está prohibido y sancionado el aborto. es protegido tanto en su integridad física como en relación con los derechos que le corresponderían en el evento de nacer. PRINCIPALES DERECHOS DEL QUE ESTÁ POR NACER 1. Puede designársele un curador de sus derechos eventuales (curator ventris). 76: De la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente: Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Por lo menos en el ámbito patrimonial el nasciturus es una persona eventual. Muerte presunta: De haber conocido esta institución (no está claro) fue en forma limitada y en una etapa tardía del derecho romano. Puede ser instituido heredero o legatario. Muerte natural: Muerto un individuo. por lo cual se le reservan y tutelan determinados derechos. EXTINCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA 1. Prueba de muerte: La prueba incumbe a quien de ella funda sus derechos. Es aquél desaparecido.

) sin que sea posible determinar si alguno de ellos ha sobrevivido. se presumía que el hijo moría siempre antes que el padre. 2. en el derecho post clásico a la mujer se le permitía volver a contraer matrimonio después de cierto plazo.transcurrido 5 años desde la fecha de las últimas noticias. REQUISITOS CIVILES DE LA PERSONALIDAD STATUS: Situación o posición jurídica que un individuo ocupa en la sociedad romana. muere en cautividad. Status Libertatis Libertos Esclavos Ciudadanos Veteres 2. ruina. Respecto del ciudadano romano que es hecho prisionero por el enemigo. pasando a ser esclavo. se presumía que los hijos púberes murieron después que el padre y los hijos impúberes antes que el padre. y por tanto si tal supervivencia puede haber tenido efecto en orden a los derechos de sucesión. Fictio Legis Corneliae: Es una ficción acerca del estado en que muere una persona. aunque sea durante breves instantes a los otros.Status Civitatis Latinos Junianos 10 . En todo caso. En una primera época se estableció que no había transmisión de derechos entre los que morían a un tiempo. Si el padre era liberto. LOS COMURIENTES Reglas para los casos de muertes simultáneas. se considera muerto en condición de ciudadano romano y a la fecha de caer en cautividad. Si el padre era ingenuo. Posteriormente se estableció que en caso de muerte simultánea de padres e hijos: 1. Ingenuos Libres 1. contado desde las últimas noticias de su cónyuge. cuando varios individuos mueren en el mismo suceso (incendio. naufragio. de forma que quien sucedía era el patrono. batalla. etc.

2. 3. J. Alieni iuris: Hombre libre. Status Familiae Alieni iuris (3) 1. no es menos cierto que es un ser humano al cual el derecho ha despojado de capacidad jurídica. siendo asimilado a una cosa (res mancipi).) está privado de su libertad y debe servir a un hombre libre. ciudadano romano que no está sometido a la potestad de un pater familia. Coloniarii No ciudadanos Peregrinos Alicuius civitatis Dedicticios (1) Sui iuris (2) 3. CONDICIÓN SOCIAL Y SITUACIÓN JURÍDICA DEL ESCLAVO Condición Jurídica Un esclavo reúne la doble condición de ser humano y de cosa.. que de hecho le permite comportarse en la vida como los hombres libres. Sui iuris: Hombre libre. Dedicticios: No ciudadanos a los que no se les reconoce pertenencia a ciudad alguna. ciudadano romano que está sometido a la potestad de un pater familia. Esclavo: Es aquel hombre que por una iusta causa (conforme al O. y en virtud de una iusta causa. por la cual.J. conservando sólo su personalidad natural. se despoja a un ser humano de toda personalidad. disponiendo 11 . ESCLAVOS Esclavitud: Institución reconocida por el O. Si bien el esclavo jurídicamente es una cosa (res mancipi).

en el: Ámbito religioso: Participaba del culto familiar y público y se reconocían sus dioses. ya que carece de toda capacidad procesal. pena que era de mayor rigor que la del hombre libre. Se reconoció la cognatio servilis. y en caso de cometer un delito puede ser condenado. una cierta cantidad de bienes que le entregaba su amo para que los trabajara y administrara. Posteriores al nacimiento 1. Las consecuencias patrimoniales del delito recaen directamente sobre el dueño que está obligado a reparar el daño o liberarse de la responsabilidad entregando al esclavo. Esto cambió cuando el pretor autorizó a los que habían contratado con el esclavo dirigirse contra el amo cuando éste lo había autorizado a contratar. esto es. pero no era dueño de este peculio. Atendiendo a la condición de ser humano del esclavo y a su capacidad de hecho que le permite comportase como hombre libre. Ámbito judicial: Debía ser necesariamente representado por un adsertor libertatis. CAUSALES DE ESCLAVITUD 1. pero sí unirse en contubernio. que sirvió de base para impedir la unión entre ciertos esclavos ligados por éste.de una capacidad de obrar o de ejercicio. pero podía actuar por su amo en aquellos actos que pudieran hacerle adquirir bienes o convertirlo en acreedor. pero en caso alguno de capacidad de goce. Por nacimiento 2. Ámbito patrimonial: El esclavo no podía realizar actos jurídicos. En razón del nacimiento. pudiendo el amo en cualquier momento pedirle que se lo restituyera. Ámbito Penal: El esclavo es capaz penalmente. El esclavo podía también tener un peculio. 12 . pero nunca en aquéllos que pudieran hacerle perder bienes o endeudarse. con el consentimiento del amo. Ámbito familiar: No puede contraer iusta nupcia.

2. para que el hijo naciera libre. b. Este efecto dice relación con derechos y no con situaciones de hecho (Ej. Así. Efectos hacia el futuro son el dar fin a la esclavitud. Posteriores al nacimiento. No restablece el matrimonio disuelto ni permite recuperar la posesión de bienes). Ius postliminii 2. Ius Gentium 2. Se distingue entre causales del: 1. status familiae. Fictio legis corneliae 1. El padre. MEDIDAS QUE FAVORECÍAN AL CIUDADANO ROMANO CAÍDO EN ESCLAVITUD POR PRISIÓN DE GUERRA 1. era como si nunca hubiese sido esclavo. es decir. La esclavitud se comunica a la descendencia sólo por vía materna. aunque fuera por un instante. produciendo con ello las consecuencias de derechos 13 . relaciones jurídicas y su patrimonio. 2. o una guerra sin declaración formal con aquellos pueblos desconocidos por Roma. una guerra formalmente declarada contra aquellos pueblos con los cuales Roma mantenía vínculos regulares. IUS POSTLIMINII: El ciudadano romano prisionero de guerra que escapara de su cautiverio y traspusiera los límites del territorio romano recobraba su libertad e ingenuidad. Efectos hacia el pasado. recuperaba su condición jurídica.Eran esclavos los hijos cuya madre fuese esclava al momento del parto. Ius Civile DEL IUS GENTIUM La prisión o cautiverio en una guerra de acuerdo a derecho. Hay que distinguir dos efectos: a. FICTIO LEGIS CORNELIAE: Es la ficción de que el ciudadano romano que moría en cautividad se consideraba muerto al momento de caer cautivo. es siempre legalmente desconocido. cualquiera que sea. durante el embarazo o gestación. es decir. los prisioneros capturados en guerra civil o por piratas no se hacían esclavos. Por la vía del favor libertatis se admitió que bastaba con que la mujer hubiese sido libre.

Soldado desertor. CAUSALES DE ESCLAVITUD Posteriores al nacimiento En razón del nacimiento Ius gentium Ius civile (prisión de guerra) 1. Ladrón sorprendido in fraganti. Hombre libre que se hacía vender como esclavo por un cómplice para compartir el precio. 4.sucesorios que suceden a la muerte de un hombre libre. Dº clásico y post-clásico 1. 2. Venta trans Tiberim. 3. puesto que en materia de testamento se exigía que el otorgante fuera capaz tanto al momento de confeccionarlo como al momento de su muerte. Abandono que el Estado romano hacía a una civitas extranjera de los 14 . 3. Dº antiguo 2. Condena a pena capital. Senado consulto claudiano .

Ingratitud del antiguo esclavo para con su antiguo dueño que le había concedido la libertad (revocatio in servitutem). 2. 4. Dº Justinianeo 1. FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA LIBERTAD 15 . Hombre libre que se hacía vender como esclavo por un cómplice para compartir el precio. culpables de ofensas graves contra los representantes o embajadores de la misma. Prisión de guerra. Ingratitud del antiguo esclavo para con su antiguo dueño que le había concedido la libertad (revocatio in servitutem). 5. 3. Nacimiento.

indirecta 3. Per censu. que liberaban a los elementos menos estimables. 2. Inter amicos. Esto provocaba el surgimiento de grupos sociales marginales que alteraban el orden y 16 . por ej. In ecclessia. Libertad al esclavo que denunciaba una conspiración de homicidio en contra de su amo o que reveló el nombre de su asesino. 3. LIMITACIONES LEGALES A LA LIBERTAD DE MANUMITIR Introducidas a comienzos del imperio. Por testamento. 4. 3.Por disposición de la ley 1. Solemne 2. Per epistolam. Manumisiones solemnes Manumisiones no solemnes (Reconocidas por el ius civile) (Reconocidas por el ius honorarium) 1.Por manumisión No solemne (distinguir si es antes de la ley Junia Norbana) Manumisión: Acto jurídico unilateral mediante el cual el dueño confería la libertad a su esclavo. Per mensam. Libertad al esclavo que era abandonado por su dueño por viejo o por enfermo. Libertad al esclavo que había prestado servicios destacados al Estado romano. 2.1. 1.. Per vindicta. servicios de guerra. 4. por vanidad u ostentación de los manumitentes. directa 2. Se estaban manumitiendo demasiados esclavos. Libertad a la esclava que una vez vendida con cláusula de no ser prostituida era destinada a aquello.

Esta ley declaraba nula la manumisión hecha en fraude de los acreedores. éste no adquiría la ciudadanía romana y quedaba como latino. la sanción era la nulidad. esto es. Para poder manumitir se requería: 1. es decir. Conviene destacar que el ciudadano romano que se hizo esclavo por prisión de guerra y que retornó a Roma. tanto del ámbito publico como del privado). salvo justa causa. Efecto: Si el esclavo era menor de 30 años. requisito que se podía obviar si existía una justa causa y lo autorizaba un consejo especial. son ingenuos. El dueño del esclavo debía tener más de 20 años para poder manumitir. respecto de los manumitidos y de los liberados por disposición de la ley. el ex esclavo es liberto. 2. EFECTOS DE LAS MANUMISIONES SOLEMNES Los manumitidos en forma solemne adquirían la libertad de pleno derecho y la ciudadanía romana. Efecto: En caso de no ser mayor de 20 años el amo. Los hijos de libertos. pues se consideraba como si nunca hubiese sido esclavo.tranquilidad de la sociedad romana. En todos los demás casos. Establecía que los esclavos manumitidos que hubieren cometido delitos graves en el tiempo de esclavitud eran declarados dedicticios (carecían de todo derecho. 17 . que hiciera insolvente al dueño o aumentara su insolvencia. eso sí. LEY AELIA SENTIA: Introdujo restricciones a la libertad de manumitir por acto entre vivos. sigue siendo ingenuo en virtud del ius postliminii. El esclavo manumitido debía tener más de 30 años. Para restringir las manumisiones se dictaron 2 leyes: LEY FUFIA CANINIA: Introdujo restricciones a la libertad de manumitir por testamento más allá de un determinado porcentaje de esclavos y en ningún caso se podía manumitir a más de cien.

jurídicamente no tenían efectos. concediéndoles la libertad jurídica. pero debían solicitarlo legalmente. Dentro del ámbito del derecho privado tenía restringido el ius connubii. la acción de reconducirlo a la esclavitud. el pretor le concede una protección. LEY JUNIA NORBANA De los tiempos de Augusto. No eran hombres libres y no podía reconocérseles un status civitatis. de forma que no adquirían libertad de derecho. y no se hacían ciudadanos romanos. Para mejorar su situación se estableció que podían llegar a adquirir la libertad jurídica o de derecho si vivían a lo menos 20 años como hombres libres. Además tenía que cumplir una serie de obligaciones para con su ex amo. pero no quedan como ciudadanos sino como latinos junianos.Dentro del ámbito del derecho público el liberto tenía el ius sufragium. sino de hecho. pero posteriormente para el dueño. Esto dio origen a muchos juicios de libertad. y que se conocían bajo el nombre de deberes de patronato. regula la situación de los manumitidos en forma no solemne. el esclavo sólo adquiría libertad de hecho. 18 . aunque podían llegar a adquirir la ciudadanía romana en ciertos casos establecidos por la ley. no podía casarse con una ingenua ni con una persona de rango senatorial. EFECTOS DE LAS MANUMISIONES SOLEMNES Libertad ámbito Ciudadanía Dº Público Dº Privado Ius sufragium Ius connubii (restringido) Ius honorum (muy limitado) Deberes de patronato EFECTOS DE LAS MANUMISIONES NO SOLEMNES En principio. llamado ahora patrono. pero el ius honorum lo tenía muy limitado y sólo podía aspirar a magistraturas inferiores. que no gozaban de derechos en el ámbito público.

4. y si su amo era condenado a pagarle alguna cantidad de dinero. El liberto estaba obligado a realizar una serie de servicios para su patrono (operae). acompañarlo en viajes. puesto que los bienes de un latino juniano después de su muerte pasaban a su patrono. Ius commercium limitado. el patrono puede pedir alimentos a su liberto. Además. No otorgaban libertad de derecho. La manumisión hace libre al esclavo. DEBERES DE PATRONATO Los manumitidos en forma solemne tenían para con su patrono ciertas obligaciones de por vida. éste gozaba del beneficio de competencia. como trabajar gratis en la casa de su patrono en servicios domésticos. servicios de obras. Se otorgó la condición de latinos junianos. sólo de hecho. reparaciones. Con la ley Junia Norbana 1. 2. Se concedió la libertad de derecho no así la ciudadanía. asumir la tutela de sus hijos. que se traducía en obligaciones tales como: en el orden judicial. 19 . no podían ser instituidos herederos ni legatarios.En el ámbito de derecho privado no existe unanimidad acerca de si gozaban de ius connubii. pero no termina con la relación jurídica del liberto con quien lo liberó. hacerle algunos regalos de costumbre como por su matrimonio o por el nacimiento de sus hijos. Ius connubii (duda de los autores). Además. El liberto tenia para con su patrono un deber de reverencia (obsequium). Tienen limitado el ius comercium. Efectos de las manumisiones no solemnes No concedían ciudadanía. 3. tampoco interponer en contra de ellos ningún recurso procesal infamante o que presuponga dolo o fraude del demandado. Cabe destacar que los efectos de la manumisión no solemne se aplican también a los manumitidos en forma solemne por quien no es propietario quiritario del esclavo. pero no por actos por causa de muerte. sino sólo propietario bonitario y a los manumitidos en infracción a la ley Aelia Sentia. pudiendo disponer de sus bienes en actos entre vivos. obligación que es recíproca. no podía demandar al patrono ni a sus hijos sin permiso del magistrado.

Vindicatio in libertatem: Aquél que se decía jurídicamente libre pero que de hecho estaba como esclavo le solicitaba al tribunal que reconociera su libertad jurídica y que ordenara que se le pusiera en libertad. 2. Por su parte. AUREORUM ANULORUM: Es el derecho a usar el anillo de los caballeros. Según algunos. El patrono era sucesor intestado del liberto que murió sin herederos. alimentación y protección. sino que una apariencia de ingenuidad sin efecto retroactivo que tiene valor en el derecho público. El incumplimiento grave de las obligaciones del liberto podía hacerlo caer nuevamente en esclavitud (revocatio in servitutem). se limitó estas prestaciones estableciendo que de ser éstas excesivas. se discutía sobre el verdadero estatus de libertad que le correspondía a un hombre. En realidad. NATALIUM RESTITUTIO: Rescripto imperial mediante el cual el emperador otorgaba al liberto la calidad de ingenuo en forma retroactiva. Vindicatio in servitutem: Lo que se alegaba era que un hombre que de hecho vivía como hombre libre era jurídicamente esclavo. 2. para ello se utilizaba la stipulatio (principal contrato verbis) o un contrato verbis especial llamado ius iurandum liberti. se mantenía la relación de patronato. Para que no se impusieran al liberto gravámenes excesivos. no se adquiere la calidad de ingenuo. FORMAS EN QUE UN LIBERTO PUEDE LLEGAR A SER INGENUO 1.Era costumbre que el liberto jurara a su patrono el cumplimiento de estos deberes. pero sí a los herederos del patrono. el patrono tenía deberes de socorro y ayuda. Justiniano la concedió a todos los libertos. Vindicatio in servitutem 1. Vindicatio in libertatem 2. 20 . podían repelerse mediante exceptio que se concede al liberto. Peso de la prueba: Recaía en el esclavo que vivía de hecho como esclavo y que alegaba ser jurídicamente libre. Éstos eran de dos clases: 1. JUICIO DE LIBERTAD Mediante los juicios de libertad. Hay que destacar que las relaciones del patronato no se transmitían a la descendencia del liberto.

Los no ciudadanos se encontraban en una situación de inferioridad. los no ciudadanos se dividían en peregrinos o extranjeros y latinos. La capacidad jurídica plena estaba condicionada. . se aplica sólo a los ciudadanos romanos y sólo a ellos pertenecen la plenitud de los derechos tanto en el ámbito público como en el privado. Observación válida para ambas: Dado que el esclavo no podía actuar directamente ante el tribunal. Peso de la prueba: Recaía en el dueño que pretendía que el esclavo volviera a estar bajo su dependencia. Durante la primera época esta distinción revestía gran importancia. no tiene carácter territorial sino personal. se debe precisar si existía iusta nupcia. A la vez.Si existía iusta nupcia. porque las condiciones políticas y económicas exigieron la existencia de mayor número de ciudadanos. eran ciudadanos los hijos de padre ciudadano concebidos en iusta nupcia. en principio.Fuera de iusta nupcia. debía hacerse asesorar por un hombre libre (adsertor libertatis) que lo representaba en el juicio. entre otros factores. El derecho romano. los hijos seguían la condición jurídica de la madre al momento del parto. puesto que la ciudadanía estaba muy restringida. El derecho romano se reserva a los ciudadanos romanos. a que el individuo fuese ciudadano romano. . STATUS CIVITATIS Se distingue entre ciudadanos romanos y no ciudadanos. En todo caso. 21 . ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA ROMANA  POR NACIMIENTO Se sigue el sistema de ius sanguinis. es la nacionalidad de los padres la que confería la ciudadanía. pero posteriormente fue concediéndose con más facilidad. Los ciudadanos romanos vivían según su derecho nacional lo mismo si residían en Roma que en los municipios itálicos o provinciales o esparcidos por las provincias.

22 . Destacaremos: 1. Se aplica el principio de que los hijos legítimos siguen la condición del padre al momento de la concepción y los ilegítimos. II POR LEY: Existieron algunas leyes de carácter general que la otorgaron a ciertos conjuntos de personas. Nerón confirió la ciudadanía romana al latino que tuviera un patrimonio determinado y que edificara una casa en Roma. III POR CONCESIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA: Ej. A todos los que se fueren a vivir a Roma (quedó sin efecto a fines de la República). la condición del manumitido era la de latino.C. A aquéllos que habían prestado servicios importantes a Roma. Las manumisiones no solemnes no concedían la ciudadanía romana. Por concesión de la autoridad publica. Constitución de Antonino Caracalla de 212 d.  HECHOS POSTERIORES AL NACIMIENTO I POR MANUMISIÓN SOLEMNE: Se adquiría la ciudadanía romana. 2. pues se quedaba en condición de liberto. 2. En caso de omisión de los requisitos de la ley Aelia Sentia. la de la madre al momento del nacimiento. ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA ROMANA Por nacimiento (ius sanguinis) Por hechos posteriores al Debiendo precisar si existía o no nacimiento: iusta nupcia. Manumisión solemne. 1. invirtiendo la mitad de su patrimonio. 3. pero sin plenitud de derechos. Por ley. 3.

Prohibición de agua y fuego. Por ciertas condenas Deportación. Por dicatio (el ciudadano abandona voluntariamente la patria para hacerse ciudadano de una ciudad extranjera). Para poder ser elegido para una magistratura superior se requería 23 . adquiriendo el status de latino coloniarii. el emperador Antonino Caracalla. Aplicar el derecho de una manera uniforme. Esta constitución habría puesto término a todas las diferencias existentes entre ciudadanos. DERECHOS QUE CONLLEVA LA CIUDADANÍA ROMANA: PLENA CAPACIDAD. 4. y a elegir a los distintos magistrados romanos.C.  DERECHOS DEL IUS PUBLICUM 1. IUS HONORUM: Derecho de los ciudadanos romanos a ser electos o a acceder a los cargos públicos y religiosos (ius sacrorum). Otorgar unidad política al imperio. Aumentar la recaudación de impuestos. mediante una edicta. 3. Por deductio in coloniam latinam (el ciudadano romano es enviado a habitar una colonia fundada en el Lacio. latinos y peregrinos que habitaban el imperio. aunque no todos los autores están de acuerdo en cuanto a estos últimos) la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. 3. 2. 2. CONSTITUCIÓN DE ANTONINO CARACALLA En el año 212 d. otorgó con algunas excepciones (dedicticios y latinos junianos. Hay que distinguir entre el Ius Publicum y Ius Privatum. Motivaciones de la concesión de ciudadanía: 1. IUS SUFRAGII: Derecho de participar en los comicios y votar en ellos. Por caída en esclavitud o capitis deminutio máxima. 2. Trabajos forzados y perpetuos en obras públicas. PÉRDIDA DE LA CIUDADANÍA ROMANA 1.

IUS NOMINEM: Derecho al nombre. IUS COMMERCIUM: Facultad de adquirir y transferir la propiedad quiritaria de las cosas. Dº a servir en las legiones. Para los ciudadanos romanos servir en el ejército más que un deber era un derecho. haber desempeñado previamente una magistratura inferior. IUS SACRORUM: Posibilidad de acceder a los colegios sacerdotales. 18 años. IUS ACTIONEM: Derecho de poder recurrir al procedimiento romano mediante acciones y de defenderse en caso de ser demandado.  DERECHOS DEL IUS PRIVATUM 1. 2. 4. Ius connubii. Ius sacrorum. 5. 3. Dº conferidos por la ciudadanía 24 . Dº conferidos por la ciudadanía en el Dº Público Provocatio ad populum. Ius honorum. Ius commercium. pertenecer a los comicios y cursus honorum. PROVOCATIVO AD POPULUM: Facultad que tenían los ciudadanos romanos que habían sido condenados por un magistrado a una pena capital para solicitar a los comicios que la dejasen sin efecto. legítimo matrimonio romano. único aceptado por el ius civile capaz de crear patria potestad y vínculo agnaticio. MILITIA: Es el derecho a servir en las legiones. Ius sufragii. Para pertenecer a los comicios y votar en ellos se requería la edad militar. de realizar actos y contratos de orden patrimonial dentro del ius civile romano y así obligarse y obligar civilmente. IUS CONNUBII: Derecho de contraer iusta nupcia. y de ser instituido heredero o legatario. derecho de actuar en un proceso como demandante o demandado. 3. 4. de otorgar testamento. es decir.

tenían ius sufragium. pero mueren como esclavos.). por lo cual. no pueden recibir herencias ni 25 . vale decir. a su muerte. que luego se extendió a todos los habitantes de Italia.  LATINOS: La latinidad era un especie de ciudadanía limitada. carecen de testamenti factio activa. cuando se encontraban en Roma. y en el ius publicum. Situación jurídica: Estos latinos no tenían derechos en el ius publicum. Los latinos se dividen en 3 categorías: LATINOS VETERES: Habitantes del antiguo Lacio con los que Roma concretó la Liga Latina. LATINOS JUNIANOS: Son los manumitidos en forma no solemne. cuando estaban en Roma. Dentro del ius privatum sólo tenían el ius commercium. los bienes que les pertenecieron en vida pasan al que los manumitió o a sus herederos. la de los latinos. y en el ius privatum sólo gozan del ius commercium (pero sólo actos entre vivos). pero no ius honorum ni militia. En el ámbito del ius privatum tenían ius connubii y jus commercium. a los que la ley Junia Norbana (19 d.en el Dº Privado Ius actionem. LATINOS COLONIARII: Eran los ciudadanos romanos y latinos veteres que Roma enviaba a algún lugar del Imperio a formar colonias para afianzar sus territorios y los individuos pertenecientes a los pueblos a los que Roma les había concedido los beneficios del ius latii. Los latinos coloniarii desaparecen con la Constitución de Caracalla.C.C. DERECHOS DE LOS PEREGRINOS Y LATINOS Hasta la fundación de la Liga Latina (493 a. por lo cual respecto de ellos se dice que viven como hombres libres. Situación jurídica: No gozan de ningún derecho del ius publicum. alianza eterna entre Roma y el Lacio.) otorgó libertad jurídica. Situación jurídica: Los latinos veteres gozaban de una situación semejante a la de los ciudadanos romanos. quien no era ciudadano romano era extranjero (peregrinus). Ius nominen. Tampoco podían adquirir por acto por causa de muerte. En virtud de este acuerdo surgió una categoría intermedia. CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS NO CIUDADANOS. salvo en sus ciudades o en el caso de ex latinos veteres y ex ciudadanos romanos. los manumitidos por quien no es su propietario quiritario y manumitidos menores de 30 en contravención a la ley Aelia Sentia.

tanto en el ámbito del derecho publico. como en el ámbito del derecho privado. La condición de los dedictitios era notoriamente inferior a la de los alicuius civitatis.legados.  PEREGRINOS O EXTRANJEROS Son los hombres libres que viven dentro del mundo romano. Esta categoría de latinos desaparece con la constitución de Antonino Caracalla. los que no pertenecían a ninguna ciudad. pues carecen de un estado jurídico definido. Existían también los peregrinos dedictitios. y serían los habitantes de las ciudades que han celebrado tratados de alianza con Roma o que habiendo sido sometidas por ella se convirtieron posteriormente en provincias romanas. La Constitución antoniniana los excluyó expresamente. Con posterioridad a las XII tablas. porque desaparecieron al ser vencidas por Roma. participando únicamente del ius gentium y no podían acercarse a más de 100 millas de Roma. en virtud de una concesión especial gozaban del ius connubii. Algunos autores señalan que de modo excepcional. Peregrinos o extranjeros 26 . lo cual no es aceptado por todos. comenzaron a gozar de ciertos derechos del ius gentium. se recurría al ius gentium. pero sin gozar de ningún derecho del ius civile. adquiriendo por tanto personalidad reconocida por el derecho. los peregrinos pertenecientes a ciudades que mantenían relaciones con Roma (peregrinos alicuius civitatis). Situación jurídica: En principio los peregrinos no gozaban en el ámbito del derecho romano de ninguno de los derechos que se otorgaban a los ciudadanos romanos. sin ser ciudadanos ni latinos. Con el tiempo su condición jurídica fue mejorando hasta que con la constitución de Caracalla se equipararon a los ciudadanos. HOMBRES LIBRES No ciudadanos Ciudadanos (romanos) Alicuius civitatis (pertenecen a ciudades que mantenían relaciones con Roma). En el ámbito privado se regían por el derecho de su civitas y cuando no se pudiere aplicar èste. 1.

Coloniarii 3. el pater familias. Los alieni iuris no pueden otorgar testamento por carecer de patrimonio. Su cabeza. sin perjuicio de las excepciones que surgen del reconocimiento del peculio adventicio. Durante gran parte de la historia de Roma la familia es la unidad legal.(se rigen por el derecho de su propia ciudad de origen) Dedicticios (se rigen por el ius gentium y tienen prohibición de acercarse a una distancia inferior de 100 millas de Roma). pero lo adquirido pasa a manos del aquél. Sui iuris: Hombre libre. ciudadano romano que no está sometido a la potestad de un pater familia. 1.Veteres 2. libre. es la única persona a la cual el derecho le reconoce plena capacidad jurídica. dividiéndose las personas en sui iuris y alieni iuris. ciudadano romano y sui iuris. pero pueden adquirir herencias y legados con la autorización del pater. ciudadano romano que está sometido la potestad de un pater familia.Junianos STATUS FAMILIAE El status familiae determina la situación jurídica en que se encuentra un individuo libre y ciudadano con relación a una determinada familia. siendo necesariamente un varón. Latinos (ciudadanía limitada) 2. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LOS ALIENI IURIS Y LOS ESCLAVOS 27 . Alieni iuris: Hombre libre.

3. IUS COMMERCIUM: Los sui iuris tienen plena capacidad jurídica.Ambos poseen capacidad de ejercicio. se reconoció la capacidad obligacional de los alieni iuris. pero en caso de pretender contraer matrimonio los alieni iuris requieren la autorización del pater. 2. 2. IUS PUBLICUM: No existe diferencia entre un sui iuris y un alieni iuris. cosas. los 1. siempre que sean púberes (varón mayor de 14 y mujer mayor de 12). SEMEJANZAS DIFERENCIAS 1. Los alieni iuris son personas. Sólo los alieni iuris. esclavos. IUS ACTIONEM: Sólo los alieni iuris carecen de capacidad para intervenir en juicios como demandantes o demandados. CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS SUI IURIS Y DE LOS ALIENI IURIS Hay que distinguir entre ius publicum y ius privatum. los alieni iuris tienen su capacidad restringida. cumpliendo con 28 . pero con el tiempo. IUS CONNUBII: Ambos lo poseen.Ambos carecen de capacidad de goce. Condición jurídica de los sui iuris y de los alieni iuris IUS PRIVATUM: 1. con la introducción de los peculios. 2.

los que crearon una serie de acciones procesales llamadas Actiones Adjectitia Qualitatis.Ambos no podían ser acreedores ni del pater. Ambos podían participar en cualquier acto 4. especialmente para aquellos casos en que el hijo de familia actuaba con autorización expresa o tácita del pater. no así el esclavo cuyos bienes deudores. endeudándose el hijo o el esclavo 29 . Sólo los alieni iuris tenían derecho en la sucesión 3. pero todo lo que adquirían contraer iusta nupcia. conducía a situaciones de injusticia. 3. 6. ius sufragii y el ius honorum. pues pasaban carecían de patrimonio y del ius actionem. los requisitos exigidos a todo ciudadano. Siendo mayores de 7 años ambos se consideran civilmente responsables de las obligaciones derivadas de los delitos que cometían. ACCIÓN FUNDAMENTO SUPUESTO FINALIDAD ACTIO DE Opera en el PECULIO VEL IN evento de que el REM VERSO pater entregara al hijo o al esclavo la administración de un peculio profecticio. al dominio de su amo. pero no respondía por las deudas o pérdidas. Siendo púberes y contando con la jurídico autorización del conducente a la adquisición del dominio o de pater sólo los alieni iuris podían derechos reales. 4. puesto que pueden poseen el disponer de un peculio (profecticio). 5. beneficiaba únicamente al pater. PRINCIPALES ACTIONES ADJECTITIA QUALITATIS El principio del ius civile en virtud del cual el pater aprovechaba las utilidades de un negocio celebrado por el hijo. Esto determinó la intervención de los pretores. Ambos no pueden otorgar testamento por carecer de patrimonio. pues gozaban del ius connubii.

esclavos o en contra del pater esclavo al frente terceras personas ACTIO para hacer efectivas de un negocio cuando actuaban en EXCERCITORIA las obligaciones. pater o amo adquiridas por sus intentar una acción colocara al hijo o hijos. que Opera en el al pater de las contrataron con el evento de que el obligaciones hijo o el esclavo. ACTIO comercio o INSTITORIA industria. Hay un fundamento de justicia que permite a los acreedores Hacer responsable perjudicados. en su gestión Opera en el evento de que el pater autorizara un negocio que generara deudas ACTIO QUOD por parte del hijo IUSSU de familia. marítimo. Opera en el evento de que el pater autorizara a un tercero a actuar en su nombre frente a ACTIO QUASI un negocio INSTITORIA determinado. 2. CAUSALES QUE DISMINUYEN LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS SUI IURIS. En principio. Ser ciudadanos y 30 . Ser libres. son plenamente capaces en Roma los que reúnan las siguientes condiciones: 1. su nombre Opera en el evento de que el pater o el amo encomendara a su hijo o esclavo un negocio terrestre.

Por último. lo que no significa que no tengan capacidad de goce. en cambio. 3. A su vez los impúberes se clasifican en: 1. Ser sui iuris. en el caso de los infantes. Podían realizar actos patrimoniales con la autorización del tutor y aún sin el consentimiento cuando eran para ellos ventajosos. Un tutor suplirá su incapacidad en cuanto al ejercicio de sus derechos. en algunos actos el tutor podía autorizar la celebración de un acto por parte del infante mayor (auctoritas interpositio). estos últimos. 31 . Impúberes: Son aquéllos que no han alcanzado la edad para engendrar. Es absolutamente incapaz de realizar actos jurídicos. Existen diferencias entre los impúberes mayores y menores de 7 años. en el caso de los impúberes infantiae maiores. varones mayores de 10 años y medio y mujeres de 9 años. en el mundo jurídico siempre deben actuar representados por su tutor quien obra por ellos negotiorum gestium. Así. Impúberes infantia maiores. Infantes e 2.  Impúberes infantia maiores: Entre los 7 y los 14 o 12 años. No tienen responsabilidad por los actos delictivos. Son impúberes los varones menores de 14 años y las mujeres menores de 12. Esto explica además ciertas diferencias en cuanto a la actuación de tutor. existen ciertos actos que los impúberes no pueden realizar. distinción que tiene importancia por cuanto los últimos tenían que responder por actos ilícitos. no pueden otorgar testamento ni contraer matrimonio.  Infantes: Aquéllos que no han cumplido 7 años. Dentro de los impúberes infantia maiores es posible distinguir entre infantiae proximi y puberti proximi. Las principales causales son las siguientes: EDAD: Se distingue entre púberes e impúberes: A. Pero para determinar si el sujeto puede ejercer por sí solo los derechos de los cuales es titular es necesario determinar si no hay causal de incapacidad jurídica.

si éste acarreaba alguna desventaja patrimonial. tenía plena capacidad de obrar. Luego. Esta ley confiere a los menores una actio privada para dejar sin efecto el acto llevado a cabo con mayores de edad.C. pudiendo sus actos ser dejados sin efecto. sui iuris. que introduce en Roma un juicio público en contra de aquéllos que en relaciones patrimoniales con púberes de menos de 25 años fraudulentamente hubiesen obtenido ventajas de su inexperiencia. convirtiéndose al sui iuris menor de 25 años en un verdadero incapaz y asimilándose la curatela de los menores a la tutela de los impúberes. pues el menor podía hacer uso de alguno de los remedios antes señalados y sustraerse al cumplimiento sin necesidad de una conducta propiamente fraudulenta de la contraparte. En resumen. de forma de tratar de evitar el otorgamiento de la restitutio. El pretor completó la protección de los menores concediendo al menor demandado en juicio una excepción. lo que equivale a la nulidad del negocio mismo. Púberes: Con anterioridad al siglo II a. a finales de la República. los mayores exigían que los menores estuvieran asistidos por un curador. podía exigir la restitutio in integrum alegando haber sido perjudicado.B. De esto resulta que los menores sui iuris son plenamente capaces. exceptio legis plaetoria. resultando por tanto los menores púberes sui iuris limitados en su capacidad de obrar.C. pues normalmente eran víctimas de engaños producto de su inexperiencia. el menor adulto. sólo el primero resultaba obligado a cumplir. Si un mayor de 25 años contrataba con un menor de esa edad. a los 25 años. dentro del año siguiente a la conclusión del negocio jurídico. denominado menor adulto. De esta forma surge un nuevo límite de edad. se introduce la Lex Plaetoria de cirscunscriptione adolecentium. Justiniano establece que los menores de 25 años deben estar sometidos obligatoriamente a un curador. dado que la finalidad de los remedios creados en su favor es proteger al menor de su propia inexperiencia. pero muy pronto se percibió que la plenitud de la capacidad tan tempranamente resultaba perjudicial. En los tiempos de Marco Aurelio se permitió a los menores poder facultativamente pedir el nombramiento de un curador permanente que procedía dentro de los límites del encargo de éste. varón. valiéndose de los remedios creados por el pretor.. con la que obtenía el rechazo de la acción intentada en su contra. la plena capacidad se ha elevado los 25 32 . púber. por lo cual en el año 191 a. Esto provocó que los mayores evitaran celebrar negocios con los menores. Para salir al paso de tales inconvenientes. el ciudadano romano.

si son sui iuris. por lo cual requieren de un curador que actúe en su representación. Los enfermos mentales son absolutamente incapaces.5. es que el primero puede testar y celebrar matrimonio. Los infantes (menores de 7 años) son absolutamente incapaces. Los puberti proximi (H>10. La diferencia entre el púber menor de 25 años y el impúber. Los impúberes infantiae maiores (entre 7 y 14). ENFERMEDAD MENTAL Esta causal se refiere a aquellas alteraciones mentales que provocan un oscurecimiento o perturbación de la inteligencia y voluntades necesarias para la realización de actos jurídicos. Los infantes no tienen responsabilidad por los actos delictivos. M>9) pueden responder por actos ilícitos.5 años M>9 años Porque a esa edad responden por actos ilícitos. RESUMEN DE LA CAUSAL DE EDAD 1.años. salvo en cuanto el púber puede otorgar testamento y celebrar matrimonio. 6. 2. así como los menores adultos (menos de 25) son relativamente incapaces. 4. En los tiempos de Justiniano la condición del púber menor de 25 años no difiere mayormente de la del impúber. De allí que no sea posible la 33 . H >14 Púberes M >12 Edad Infantes (menor 7 años) Impúberes Impúberes infantiae maiores (entre 7 y 14 años) Puberti proximi infantiae proximi H>10. 3. Los que tienen 25 años o más son plenamente capaces. 5.

* Interdicto: Resolución judicial por la cual se priva a una persona de la administración de sus bienes. estando autorizado para realizar aquellos actos que le significaren un beneficio patrimonial. mentecato o idiota. Era una incapacidad relativa. Ciegos: No podían testar por escrito. durante los cuales sus actos son reconocidos como válidos). Se encontraban en una situación especial por sus problemas físicos: Sordomudos: no podían celebrar stipulatio. prohibiéndosele el ius commercium. lo que determinaba que se le pudiera declarar interdicto*.auctoritas interpositio (autorización) del curador para que éste celebre actos jurídicos. PRODIGALIDAD El pródigo era aquella persona que dilapidaba sus bienes sin motivo justificado de forma de caer en riesgo de pobreza. debiendo siempre actuar por él negotiorum gestium. El castrado no podía adoptar. 34 . Conserva su capacidad delictual. Impotentes y castrados: No podían contraer matrimonio. ENFERMEDAD FÍSICA Los monstruos no eran considerados personas. Loco o furioso (puede tener intervalos lúcidos. Enfermos mentales Deficiente mental.

que le impide cumplir con la ardua tarea de jefe de familia y por su debilidad o ligereza de juicio o carácter que las suele hacer víctimas de engaños. se transformó en una institución a favor de la mujer. sometida a su tutor y era más un beneficio para el tutor y los parientes agnados de la mujer que para ella. Condenado por obrar dolosamente.FALTA DE HONORABILIDAD Infamia: Degradación del honor civil. dándosele facultades para remover al tutor si no estaba conforme y para proponer a la persona que iba a ser designada. Inmediata Ej. el poder actuar en juicio en lugar de otro y desempeñar ciertas funciones en el derecho privado (ser tutor o curador). El menoscabo del honor y la disminución de la estima social podía llevar a una limitación de la capacidad jurídica. Más adelante.C. pérdida de la reputación social del individuo. Así. Bígamo. En el ámbito del derecho público no tuvo capacidad de ninguna especie. la comisión de determinados delitos o el no cumplimiento de ciertas obligaciones se tachaba con nota de infamia. en un comienzo era muy estricta. pero no en la gestión de negocios de la mujer. habría desaparecido en el año 410 d. estando la mujer. la ejecución de ciertos hechos. Así. la que impedía el acceso a las magistraturas. RELIGIÓN 35 . situación que se explicaba por su debilidad física. Infamia Mediata Ej. Finalmente. La función del tutor consiste en dar su auctoritas interpositio. por así decirlo. Ya en la época clásica estas razones son objetadas por ciertos juristas y su incapacidad vista como poco justificable. en Roma el desempeño de ciertas actividades. La naturaleza de la tutela perpetua sobre la mujer fue variando con el tiempo. pero no capacidad de ejercicio y se encontraba sometida a una tutela perpetua. SEXO (sólo el femenino) En el antiguo derecho la mujer es incapaz aún siendo sui iuris y mayor de 25 años. poder votar en los comicios. En el ámbito del derecho privado la mujer tenía capacidad de goce. cuando una constitución de Honorio y Teodosio concedió el ius liberorum a todas las mujeres.

Deudor insolvente desde el momento en que el magistrado lo entrega al acreedor hasta que se saldase su deuda o fuese vendido trans Tiberim. El hombre libre que arrienda sus servicios como gladiador a un empresario. paganos. 2. que no podían ejercer cargos públicos ni poseer esclavos cristianos. PRODIGALIDAD 4. entre otras podemos señalar: 1. etc. ciegos. CUASI ESCLAVITUD Las personas pueden encontrarse en situaciones que sin borrar su capacidad de goce limitan su capacidad de ejercicio. En las relaciones patrimoniales se le considera como esclavo. existen otras. ENFERMEDAD FÍSICA (Ej. Cuando se impuso el cristianismo como religión oficial se impusieron normas que disminuían en ciertos casos la capacidad de herejes. EDAD (ver esquema) Loco furioso (intervalos lúcidos). in causa mancipi.Hasta Constantino no se establecieron diferencias de capacidad entre las personas por motivos de religión. 3. Es necesario expresar que fuera de las causales mencionadas. ESQUEMA RESUMEN: CAUSALES QUE DISMINUYEN LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS SUI IURIS 1. Además. judíos. dentro de Roma o entregadas en reparación de un delito que cometieron. Son categorías de personas en una situación semejante a la de los esclavos. castrados) 36 . OTRAS CAUSALES Ej. Sordomudos. origen. la condición social o cargo impide celebrar ciertos actos jurídicos. Condición social o cargo. Personas libres vendidas por su pater familias. obligándose bajo juramento a dejarse quemar. 2. ENFERMEDAD MENTAL Deficiente mental 3. impotentes. los judíos no podían contraer matrimonio con mujeres cristianas. Las situaciones son múltiples y de efectos diversos. Así. sujetar y morir con el hierro.

PRODIGALIDAD: Incapacidad relativa. EDAD: Si se trata de infantes menores (menores de 7 años) la incapacidad es absoluta. 4. CLASES DE TUTELA 1. mujer sui iuris. 5. 37 . Condición social o cargo. persona libre vendida por su pater familia. TUTELAS Y CURATELAS Tutela: Fuerza y poder sobre una persona libre dada y permitida por el derecho civil. ¿CUÁLES DE ESTAS CAUSALES AFECTAN LA CAPACIDAD DE EJERCICIO Y EN QUÈ FORMA? 1. 2. hombre libre que arrienda sus servicios como gladiador) 9. Finalidad: Protección del patrimonio de un incapaz. ¿Quiénes están sometidos a tutela? Mujeres e impúberes. Argumentos: ligereza de juicio y protección de la mujer por considerársele débil) 7. salvo en aquellos casos de intervalos lúcidos del loco o furioso. Deudor insolvente. SEXO (femenino): Incapacidad relativa. FALTA DE HONORABILIDAD (Infamia: pérdida del honor civil) 6. RELIGIÓN 8. colonos. origen). con el fin de cuidar a quien por causa de su edad (sexo para el caso de las mujeres) no puede defenderse espontáneamente por sí mismo. Testamentaria. Remplazan o complementan la incapacidad de ejercicio mediante el nombramiento de un tutor o curador. SEXO sólo femenino (fundamentalmente en el ámbito del derecho privado. ENFERMEDAD MENTAL: Incapacidad absoluta. OTRAS (Ej. CUASI ESCLAVITUD (Ej. si se trata de infantes mayores y menores adultos la incapacidad es relativa. 3.

obrando de tal manera que no sufra perjuicios personales o patrimoniales por causa de su incapacidad. ACTUACIÓN DEL TUTOR Las funciones del tutor son esencialmente patrimoniales. particularmente. o hubiese fallecido antes de abrirse la sucesión o el testamento fuese inválido. 3. 2. edad avanzada. tener muchos hijos. Son incapaces: Los esclavos. residencia alejada. 3. El cargo recaía en el agnado más próximo del incapaz. 1. sordos. Testamentaria: El tutor era designado por el pater familia en su testamento. pródigos. etc. salvo en casos determinados o motivos de excusas. enfermedad. OBLIGACIÓN ANTES DE ENTRAR EN EL EJERCICIO DE LA TUTELA 1. 2. cuando quedaban viudas. no estaba permitido ceder ni rechazar la tutela. Su función consiste en asistir con honestidad y diligencia al pupilo hasta que éste llegue a la pubertad. cargos públicos. le corresponde la administración del patrimonio del impúber. Dativa. latinos junianos. 38 . Legítima: Opera en el supuesto que no existiera tutor testamentario. infames. Legítima. Capacidad: Sólo los capaces están obligados a desempeñarlas. Excusas: Tratándose de personas capaces: El desempeño de otras tutelas. Dativa: Se establece para aquellos casos en que no exista tutor testamentario ni legítimo. pudiendo su ejercicio ser forzado por el magistrado. I. CAPACIDAD Y EXCUSAS Por regla general. o que el así nombrado rehusara. furiosos. y finalmente las mujeres. sin perjuicio de que existirían constituciones imperiales que habrían autorizado el desempeño de la tutela por parte de ciertas mujeres: madre y abuela. servicio militar. De forma tal que si el magistrado las hallaba fundadas debía eximirlo. mudos. Prestar una garantía por stipulatio al pupilo de no consumir ni disminuir el patrimonio pupilar. impúberes.

2. silenciando el hecho de tratarse de un acto que interesa al pupilo. Podía por tanto gravar los bienes del pupilo con pignus. III. esto es. 1. en tal caso no se obliga al pupilo. Muerte o capitis deminutio de éste. Los actos celebrados por el pupilo infantiae maior que impliquen un gravamen para él no valen sin la autorización del tutor. 2. debía ser lo suficientemente evolucionado mentalmente para proferir las expresiones requeridas para el negocio jurídico. la que servía de complemento a la deficiente capacidad del pupilo. Pero siempre mirando el interés del pupilo y no para perjudicarlo. 5. Establecer ante escribano cuál era ese patrimonio. En este último caso el tutor actuaba a nombre propio. ACTUACIÓN DURANTE LA TUTELA Hay que distinguir: 1. Renuncia por una causal sobreviniente de excusa. manifestando que actúa por él o bien en nombre propio. valdría en su lugar el inventario hecho por el pupilo bajo juramento). aunque a su gravamen corresponda un contragravamen de la otra parte. El tutor interponía su auctoritas. Situación del pupilo mayor de 7 años. (si el tutor no había inventariado los bienes. media o mínima del tutor. Situación del pupilo menor de 7 años. Termina por: 1. II. en definitiva ser puberis proximis. etc. Remoción del tutor en virtud del ejercicio de alguna acción. Alcanzar el pupilo la pubertad. FACULTADES DEL TUTOR Actuaba como si fuera el dueño del patrimonio. 2. pero por cuenta del pupilo. colocar el capital en lo que le pareciera conveniente. enajenarlos y recibir pagos. 3. 4. Situación del pupilo mayor de 7 años: Tutor y pupilo actuaban conjuntamente. Situación del pupilo menor de 7 años: En este caso el tutor debía actuar por sí solo mediante la negotiorum gestium. pero sí la contraparte.2. 39 . El tutor podía actuar en nombre del pupilo. sin embargo. Muerte o capitis deminutio máxima. quien. FIN DE LA TUTELA.

a otro. indemnización por en favor del pupilo los para proteger su daños y perjuicios patrimonio y con ocasionados y la 40 . 4. una deber se invocaban negligente o culposa. ACTIO TUTELAE Todas estas En caso de mala Permitía obtener acciones dirigidas gestión del del tutor contra los tutores tutor por actuación o de sus herederos que faltaban a su dolosa. de cuentas. ACTIO utilizado en su propio exigiéndole una RATIONIBUS provecho rendición DISTRAHENDIS bienes del impúber. a cancelar sus obligaciones y hacer efectivos los créditos inseguros.Con el tiempo estas facultades se fueron limitando y así surgen las siguientes restricciones: 1. Se le prohíbe hacer donaciones importantes (época pre-clásica). de las cosas muebles de alto valor y de los esclavos (Constantino). 2. permitiendo enajenar al tutor sólo cosas de escaso valor o que admitan deterioro. 3. extendiéndose posteriormente a los fundos poseídos de buena fe y junto con la prohibición de constituir derechos reales. Se le impide enajenar predios rústicos y suburbanos. En el derecho justinianeo aparece regulada la inversión de capitales los que se debían usar para adquirir inmuebles o darlo a interés. Se le prohíbe la enajenación de todo tipo de inmuebles. RELACIONES ENTRE TUTOR Y PUPILO ACCIÓN FUNDAMENTO SUPUESTO FINALIDAD Sospecha de comisión de delito de malversación dolosa o gravemente culposa en ACCUSATIO contra Destituir al tutor y SUSPECTI del patrimonio del designar TUTORIS pupilo. Multar al tutor con el doble del valor de los bienes Si resultaba que el defraudados al tutor había pupilo.

CURATELA (Ulpiano): Institución semejante a la tutela que se ejerce sobre personas libres. administrados. En caso de comprobársele que actuó con evidente imprudencia o negligencia al Responsabilizar al momento de investigar. El llamamiento de las curatelas no difiere de la situación prevista para las tutelas. pues deben ser confirmadas por un magistrado. La curatela no es una institución única. se trata más bien de un conjunto de instituciones que tienen en común la gestión de un patrimonio perteneciente a un sujeto al cual no se le permite administrarlo por sí mismo. pródigo declarado en interdicción y enfermos mentales. CURATELA DE LOS PRÓDIGOS (negotiorum gestium) 41 . Permitía que al pupilo se le pagara antes que a los PRIVILEGIUM En caso de quiebra del demás acreedores EXIGENDI tutor del tutor. magistrado de los ACCIÓN nombrar daños SUBSIDIARIA o confirmar al tutor. devolución de los ello el interés de la bienes familia agnaticia. CURATELA DEL LOCO La actuación del curador era siempre una negotiorum gestium. ¿Quiénes están sometidos a curatela? Menores de 25 años. vale decir: curatela testamentari en primer lugar. sufridos. curatela legítima y curatela dativa. pero las dos primeras son formalmente dativas.

CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA o caída en esclavitud: Según las Institutas: Cambio del estado anterior. o bien cuando voluntariamente 42 . El afectado quedaba en condición de esclavo. Condición previa a esta curatela es una interdicción que emana del magistrado. Esta curatela buscaba conservar en la familia civil los bienes provenientes del padre o abuelo paterno. Según el Digesto: Variación de estado. como la locura. Pródigo: Es aquella persona con descendencia que malgastaba los bienes heredados ab instestato (herencia sin testamento) de sus ascendientes agnaticios. MUERTE: Momento del cese definitivo de las funciones vitales.No es considerada una enfermedad sino un vicio. CURATELA DE LOS MENORES DE 25 No hay auctoritas interpositio sino consensus. por consiguiente. Capitis deminutio media: Afectaba la ciudadanía romana. el estado de prodigalidad empezaba por un decreto del magistrado y cesaba en virtud de otro decreto del mismo. Se debe tener en cuenta la distinción entre muerte real y presunta. Capitis deminutio máxima: Extingue la personalidad cuando se perdía el status de libertad y conllevaba una capitis deminutio media y una capitis deminutio mínima. Se producía en caso de imposición de ciertas penas como cuando se castigaba al ciudadano al destierro voluntario. Como la prodigalidad no se manifiesta por una causa natural. la ciudadanía y la situación familiar. FIN O EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD La extinción de la personalidad puede producirse por: 1. a. comurientes y fictio legis corneliae 2. Tratándose de un ciudadano romano es conveniente recordar el ius postliminium y la fictio legis corneliae. b. Afectaba la libertad y. deportación a alguna isla o se le condenaba a trabajos forzados.

Corporaciones (sin fines de lucro) UNIVERSITAS PERSONARUM: Persona jurídica que tiene como base a un conjunto de personas físicas asociadas con vistas a la obtención de un determinado fin u objetivo. pasar de sui iuris a alieni iuris o viceversa). CULTURA GENERAL 43 .J. Capitis deminutio minima: Afectaba la situación familiar (Ej.Fisco 1. Herencia yacente 2. UNIVERSITAS RERUM: Persona jurídica que tiene como base a un conjunto de bienes aportados por alguien para ser dedicados a algún fin. Colectividades de hombres o de bienes jurídicamente organizadas y elevadas por el O.Populus romanus 1.Municipios 2. a la categoría de sujetos de derecho.Societas (con fines de lucro) 1. ya sea por ingresar a una nueva o bien por salir de aquélla a la cual pertenece sin ingresar a otra. Fundaciones 2. LAS PERSONAS JURÍDICAS Concepto: Creaciones ideales a las que la ley les reconoce capacidad jurídica. PERSONAS JURÍDICAS Universitas Personarum Universitas Rerum Dº público Dº privado Dº público Dº privado 1.abandonaba la ciudadanía romana al ingresar a otra civitas o a una colonia no romana. Existía en todos los casos en que la persona sin perder el status civitatis cambiaba de familia. c.

Por disolución voluntaria. CORPORACIONES: Asociaciones voluntarias de hombres con vistas a un objetivo común colectivo a las que el O. 5. concede una individualidad jurídica propia y una personalidad jurídica diferente de las personas físicas e individuales que las componen. 6. Falta absoluta de miembros. Por así disponerlo en los estatutos. Extinción: Tanto las societas como las corporaciones se extinguen por: 1. 4. Se exigía: 1.MUNICIPIOS: Al igual que el populus romanus es un cuerpo organizado de personas con variable número de miembros. MUNICIPIA: Ciudades extranjeras que fueron incorporadas a la ciudadanía romana. Requisitos para su existencia: 1. 2. pero que a diferencia de las societas no persiguen fines de lucro. con la totalidad de los ciudadanos. 3. SOCIETAS: Son colectividades de personas unidas entre sí para la consecución de un fin a las que la ley reconoce como sujetos de derecho. 3. La concesión de la personalidad jurídica al populus romanus y a otros órganos públicos se realiza gradualmente. Contar en su reunión constitutiva por lo menos con 3 miembros. Haber conseguido el fin perseguido. 44 . Tener un fin lícito. Un número mínimo de 3 integrantes para elegir con mayoría. Por disposición de la autoridad estatal. Se identifica al Estado con el populus romanus. sin que alguno de ellos pueda disponer del patrimonio común. POPULUS ROMANUS: Es lo que hoy entendemos por Estado romano. perdiendo su anterior condición de soberanas.J. aunque conservando cierta autonomía. Porque el fin se hace ilícito. Tener un estatuto que reglamentara el funcionamiento. 2.

5. Gayo nos dice que: “Es un conjunto de bienes que carece de sujeto. pero goza de privilegios. determinando derechos y obligaciones de los miembros. el fisco toma la apariencia de un patrimonio simplemente público. El Fiscus. después de la división de las provincias en senatoriales e imperiales. Representante que actuara en la gestión de negocios comunes. Es el estado en que se encuentran los bienes hereditarios antes de ser aceptada por el heredero y constituye una universalidad jurídica carente de titular a la que el derecho romano consideró como una persona jurídica. Existencia de un fin lícito. Poco a poco entran a formar parte del fisco todas las rentas estatales de forma que el aerarium populi romani va desapareciendo. que no debe ser confundido con el erario o tesoro del populus romanus.2. ya en la época del bajo imperio es en apariencia un instituto público con administración separada y en la que el titular no es ya la persona física del emperador sino aquél que detenta el poder imperial. La herencia yacente no tiene dueño. HERENCIA YACENTE: Es el patrimonio dejado por un difunto desde el fallecimiento del causante hasta que es aceptada la herencia por el heredero voluntario. El fiscus es un patrimonio especial del príncipe. 3. pasando el fisco a ser la única caja del Estado y destinado a proveer objetivos públicos. 4. Formación de una caja común para solventar los gastos de la sociedad. Es necesario distinguir el Fiscus de la res privata principis. y de la concesión al emperador de otras entradas fiscales. que se forma por lo aportado en carácter de tributos por los habitantes de las provincias asignadas a su cargo y del cual el emperador disponía con total independencia del populus y del Senado. que en una primera época se identifica con el patrimonio personal del emperador. e incluso es posible hablar de deudores del fisco. pero con el paso del tiempo.” 45 . Así se afirma que el fiscus llegó a absorber el erario. Este patrimonio del príncipe en parte se sometía al ius privatum. FISCO: A comienzos del Imperio apareció el Fiscus Caesaris. Un estatuto que rija la organización y funcionamiento de la entidad.

FAMILIA PROPIO IURE (Ulpiano): Conjunto de personas que se encuentran actualmente sometidas a la potestad de alguien. subordinado a la autoridad de un jefe. familia romana implica un grupo más o menos amplio de personas. PERSONAS SOMETIDAS A LA POTESTAD DEL PATER: 46 . DERECHO DE FAMILIA DERECHO DE FAMILIA: Dice relación con el estudio del lugar que una persona ocupa dentro de la familia. y luego del fisco.No debe confundirse la herencia yacente con la herencia vacante. por nacimiento o en virtud de un acto jurídico. que es aquélla en que no hay herederos. Sólo él es sui iuris. ESTRUCTURA DE LA FAMILIA PROPIO IURE A. las que estaban unidas a éste ya sea por filiación legítima. En caso de ser declarada vacante la herencia los bienes son de propiedad del erario en una primera época. por naturaleza o por derecho. de todos los que estuvieron bajo la potestad de otro. ya sea por un vínculo jurídico. esto es. PATER FAMILIA: Detenta un poder absoluto sobre personas a él sometidas. FAMILIA COMUNE IURE: Es el conjunto de los agnados. esto es. el cual ya ha muerto. B. CONCEPTO DE FAMILIA: En una primera época (el concepto de familia fue evolucionando). el paterfamilias.

PATRIA POTESTAD: Poder sobre los hijos e hijas legítimos. mientras no sean emancipados. 5. CUM MANUS: Poder sobre la mujer casada. que se fundamenta en la potestad del pater y no supone necesariamente relación de sangre. PARENTESCO AGNATICIO: Es el parentesco civil o jurídico. entregados al pater en garantía del cumplimiento de una obligación o entregados en reparación de un daño causado. Esclavos que se encuentran sometidos a dominica potestas. 3. los descendientes legítimos de sus hijos varones. 4. Personas libres que se encuentren in causa mancipi. sin perjuicio de que puede coincidir. 4. 3. PARENTESCO COGNATICIO: Es el parentesco basado en la comunidad de sangre. DOMINICA POTESTAS: Poder sobre los esclavos. Hijos e hijas legitimados. Este parentesco sólo se transmite por vía de varón. 1. 2. MANCIPIUM: Poder sobre los hijos de familia de otros. se da tanto por vía materna como paterna y 47 . Hijos adoptivos: adoptados (alieni iuris) y arrogados (sui iuris). PARENTESCO CONCEPTO: Es la relación o vínculo que existe entre personas que pertenecen a una misma familia. Mujer casada cum manus con el pater o con una persona a él sometida. los hijos legitimados y los hijos adoptivos (adoptados y arrogados). 2. Hijos e hijas legítimos del pater familias y los descendientes legítimos de sus hijos varones. 6. PODERES QUE DETENTA EL PATER FAMILIAS 1.

3. Este parentesco.nieto . LÍNEA DE PARENTESCO: Es la manera como se da el parentesco. no jurídica. aunque no descienden unas de otras. Esta línea puede ser ascendente o descendente. Hijo . pero poco a poco termina prevaleciendo. Ej. en principio. sólo se toma en consideración en lo referente a impedimentos para contraer matrimonio. si provienen de un tercero o tronco común. LÍNEA RECTA: Es la que une a una persona con sus ascendientes o descendientes. LÍNEA COLATERAL: Es la que se da entre las personas que. SERVILIS: Basada en el contubernio. 48 . la que puede ser recta o colateral. especialmente en materia sucesoria. cuñado(a). Corresponde a lo que hoy en día denominamos “parientes”.padre .nuera. Hermanos . 2. CIVILIS: Surge entre padres e hijos nacidos de iusta nuptia. yerno .tíos. TIPOS DE COGNATIO 1. NATURALIS: Surge entre quienes descienden de un mismo tronco común.abuelo. descansa en una base natural.primos . Suegro(a). etc. excluyendo a los adoptados. Ej. Ej. PARENTESCO POR AFINIDAD: Es el vínculo que une a un cónyuge con los parientes cognados del otro.

entendiéndose por tales los hijos legítimos de ambos sexos. Es perpetua. por ser el pater responsable de las consecuencias patrimoniales de 49 . Es una institución propia del ius civile y sólo puede ejercerla un ciudadano romano sobre su descendiente. EN RELACIÓN A LA PERSONA DEL HIJO: 1. ya sea en línea recta ascendente o descendente. 2. también ciudadano romano. el abuelo u otro ascendiente. Sólo pertenece al jefe de familia. La ley de las XII Tablas estableció que tres mancipaciones realizadas por el pater producían la liberación del hijo. ya sea en línea colateral. esto es. que podía ser el padre. Se refiere al número de generaciones o “engendramientos” que hay entre personas de la misma familia consanguínea. 3. al pater. los descendientes legítimos por vía de varón. lo cual posteriormente se extendió al hijo. 4. PATRIA POTESTAD CONCEPTO: Es el conjunto de facultades que tiene el pater sobre la persona y bienes de los hijos de familia. la edad no libertaba al hijo de la potestad mientras viviese el pater familia. GRADO DE PARENTESCO: Es la mayor o menor proximidad en el parentesco. Respecto del abandono. la medida utilizada para medir la distancia en generaciones entre dos parientes. La jurisprudencia interpretó que para las hijas y los nietos bastaba una sola. Derecho de venderlo y abandonarlo. FACULTADES QUE CONFIERE A. Sólo corresponde a los varones. CARACTERÍSTICAS 1. los hijos naturales legitimados y los hijos adoptivos (adoptados y arrogados). Se requería ser sui iuris.

gozando incluso del derecho de dar muerte a sus hijos. PROFECTICIO: La administración corresponde al hijo. Las facultades del pater en un principio eran absolutas. entregando al culpable in mancipium a favor del afectado. B. Quien lo retenía debía entregarlo. El paterfamilias es. podía recurrir al “abandono noxal”. 3. Interdicto de liberis exhibencia: tenía por finalidad exigir que se le presentase al hijo. los delitos cometidos por sus hijos. CLASES DE PECULIOS 1. Al respecto se citan dos acciones pertenecientes a la clase de los interdictos. Derecho de corrección y de castigo. La potestad del pater absorbe todo. el único integrante de la familia con derechos patrimoniales. en los hechos. Derecho de reclamar al hijo de cualquiera que lo retenga. todos los bienes que el hijo adquiere a cualquier título pasaban al pater familia. que se le mostrase. pero sí su rigor y así. bienes ya sea bajo su administración o bien bajo su dominio. b. a. 2. EN RELACIÓN CON LOS BIENES DEL HIJO: En principio. A estos bienes se les llamó PECULIOS. 50 . en razón de lo cual dispone del patrimonio familiar a su voluntad y todo lo que adquieren los demás miembros de la familia le pertenece. por tanto. PECULIOS CONCEPTO: Cierta cantidad de bienes cuya administración y/o dominio corresponde al hijo de familia. Este principio no fue modificado. la situación varió y el hijo de familia pudo tener para sí ciertos patrimonios. el dominio. todo lo que se adquiere pasa a su patrimonio y todos los sujetos bajo su potestad son instrumentos para adquirir cosas y derechos. es decir. Interdicto de liberis ducendia: tenía por finalidad exigir que se le entregase al hijo. al pater.

PECULIO CUASI CASTRENSE: Está constituido por los bienes que el hijo adquiere en el ejercicio de algún cargo público o eclesiástico. Procreación en iusta nuptia. 1. Por subsecuente matrimonio de los padres 51 . Hijo natural ya nacido. CUASI CASTRENSE: El dominio y la administración terminan perteneciendo al hijo. PECULIO CASTRENSE: Está constituido por los bienes que el hijo adquiere en su condición de militar. el pater. ADVENTICIO: El hijo tiene el dominio. 3. de cualquier forma que no sea del pater o en calidad de castrense o cuasi castrense. pues el pater continua siendo el propietario. 2. botín de guerra. como también lo que adquiere en virtud de las donaciones hechas por el emperador. 3. herencias y legados de otros militares. PECULIO PROFECTICIO: Está constituido por una cierta cantidad de bienes o dinero que el pater entrega al hijo para que éste goce de ella y la administre. en general. la administración y el usufructo. esto es. no puede enajenarlos. 4. PECULIO ADVENTICIO: Está constituido por todo lo que el hijo adquiere de su madre. etc. 2. FUENTES DE LA PATRIA POTESTAD 1. 4. sueldos. de los abuelos maternos y. pero no puede disponer de esos bienes. CASTRENSE: El dominio y la administración terminan perteneciendo al hijo. Este peculio también puede concederse al esclavo. donaciones con motivo de su partida a campaña.

los nacidos de concubinato. 2. 1. para determinar si un hijo es legítimo o ilegítimo. pero no nacido. vale decir. tiene la calidad de legítimo y por el solo hecho de ser legítimo queda sometido desde su nacimiento a la patria potestad del pater. 2. adquieren la condición de legítimos. hay que atender a la concepción. La filiación es el vínculo que une a un hijo con su padre o madre y podía ser legítima o ilegítima. Adopción propiamente tal. 2. esto es. PROCREACIÓN EN IUSTA NUPTIA: Todo hijo procreado en iusta nuptia. Sólo podían legitimarse los hijos naturales. mediante la cual los hijos naturales. 52 . Por adopción Arrogación. Lo que constituye la legitimidad de un hijo es la concepción dentro de la iusta nuptia de sus progenitores. Por rescripto imperial. Hijo natural concebido. POR LEGITIMACIÓN: Es una institución que en algunos casos constituye un acto jurídico. reuniéndose los requisitos que se analizan al tiempo de estudiar la filiación legítima. Por legitimación Por oblación a la curia.

Arrogación (sui iuris). POR ADOPCIÓN: FINES DE LA ADOPCIÓN a. b. pero nacidos en él. concretamente un rescripto. 53 . CONCEPTO: Es el acto jurídico mediante el cual un extraño ingresa a una familia sometiéndose a la potestad del pater de ésta y uniéndose a él por el vínculo de parentesco agnaticio. para legitimar a un hijo natural. Por oblación del hijo a la curia. Continuar el culto doméstico. éste. exigiéndose que no existieran hijos legítimos y se usaba en el caso en que no fuera posible el matrimonio con la concubina. siempre que no tuviera hijos legítimos. POR OBLACIÓN A LA CURIA: El pater. b. CLASES DE ADOPCIÓN 1. el pater podía legitimar a una hija si la casaba con un decurión. a. sea materialmente por la muerte o ausencia de la concubina. Hacer entrar en la familia agnaticia individuos de la cognaticia que estaban fuera de ella. c. adquiere la condición de hijo legítimo.. 2. Por subsecuente matrimonio de los padres. 3. b) Hijo natural concebido pero no nacido: Los hijos concebidos fuera de matrimonio. se legitimaban ipso iure por el solo ministerio de la ley. b. POR RESCRIPTO IMPERIAL: Esta forma requería de una resolución del Emperador. y además. FORMAS DE LEGITIMACIÓN a. POR SUBSECUENTE MATRIMONIO DE LOS PADRES: Existen dos posibilidades: a) Hijo natural ya nacido: Si el padre natural contrae posteriormente iusta nuptia con la concubina que era la madre de ese hijo. como decurión. c. por el solo hecho del matrimonio de sus padres. Por rescripto imperial. Asegurarse un sucesor. lo ofrecía para integrar la curia de su ciudad. Adopción propiamente tal (alieni iuris). sea moralmente por su indignidad. Además. la dotaba. c.

varones y púberes. político y religioso. mediante el cual un pater (varón sui iuris) pasaba al poder de otro y tomaba el culto doméstico de éste. EFECTOS DE LA ADOPCIÓN Efectos comunes Plena Efectos de la adopción De la adopción propiamente tal Efectos propios Menos plena De la arrogación 54 . púberes. siempre que se les hayan muerto todos sus hijos. En una primera instancia sólo podían adoptar los varones. pues determinaba la extinción de una familia y de su culto doméstico. se aceptó la arrogación de mujeres e impúberes. castrados. alieni iuris. REQUISITOS PARA SER ADOPTADOS Tratándose de una arrogación. En cuanto a la diferencia de edad. ¿Quiénes son incapaces? Peregrinos. los adoptados tenían que ser ciudadanos romanos. Justiniano habría exigido que el adoptante fuera más viejo. ARROGACIÓN: Es la adopción de personas sui iuris. No podían adoptar nuevamente quienes después de haber adoptado a una persona luego la habían luego emancipado. Con Justiniano. CAPACIDAD E INCAPACIDAD PARA ADOPTAR ¿Quiénes son capaces? Ciudadanos romanos. sin hijos naturales ni adoptivos. sui iuris. tutores y curadores mientras no rindieran cuentas y aquéllos cuya fortuna fuere inferior a la del adoptado. sancionando que el adoptante debía de tener 18 años más que el adoptado como hijo y 36 años más que el adoptado como nieto o sobrino. Es un acto jurídico. pero ya con Diocleciano las mujeres pueden adoptar.

Vale decir. B. el adoptado se separaba de su familia. entrando el arrogado o adoptado en la familia del arrogante o adoptante. Por caída en esclavitud del hijo. Por emancipación: Acto o declaración de la voluntad del pater en virtud del cual éste desliga a una persona sometida a su patria potestad. EFECTOS PROPIOS DE LA ADOPCIÓN PROPIAMENTE TAL: Por el hecho de incorporarse a una nueva familia agnaticia. y pasaba con todo su patrimonio y las personas sometidas a él a poder del arrogante (pater). 3. solamente en caso que se diese en adopción al hijo a un ascendiente (abuelo) era cuando aún se producían todos los efectos a que daba anteriormente lugar la datio in adoptionem. Por muerte del pater familias. sin someterla a otra. Cuando el hijo asumía ciertos cargos o dignidades). perdiendo todos sus derechos y adquiría la posición y derechos iguales a los demás miembros de su nueva familia. CAUSALES FORTUITAS: 1. adquiriendo el culto de la familia del arrogante. 2. según si el adoptado era un descendiente del adoptante o no. Por perder el pater la ciudadanía romana. CAUSALES VOLUNTARIAS: 1. sufriendo una capitis deminutio mínima.EFECTOS COMUNES: Ambas producían una capitis deminutio mínima. Por pérdida de la ciudadanía del hijo. La entrega de un hijo en adopción o en caso conventium in manus. 7. 4. 6. 55 . Justiniano distinguió la adopción plena de la menos plena. EFECTOS PROPIOS DE LA ARROGACIÓN: El arrogado se convertía en alieni iuris. Por diversas causales (Ej. Por caída en esclavitud del pater. Por capitis deminutio mínima del pater (Ej. 5. adquiriendo la situación de hijo unido por vínculo agnaticio y adquiriendo derechos sucesorios respecto del adoptante o arrogante. produciendo sólo la primera el efecto de privar al adoptado de los derechos hereditarios respecto de su padre natural y de someterlo a la patria potestad del adoptante. 3. Arrogatio). En el caso de una arrogatio. CAUSALES DE TÉRMINO DE LA PATRIA POTESTAD A. tratándose de una hija o nieta. 2.

En el derecho justinianeo esto perdió importancia. c. quedando el hijo en calidad de sui iuris. EMANCIPACIÓN ANTIGUA: El pater enajena al hijo a una persona de su confianza. EMANCIPACIÓN JUSTINIANEA: Se efectuaba ante un magistrado. a.C. acompañado de su hijo que iba a ser emancipado.. 4. en el año 502 d. si es impúber o en todo caso. 2. EFECTOS DE LA EMANCIPACIÓN 1. valiéndose de tres mancipatios fiduciarias. EMANCIPACIÓN ANASTASIANA: Anastasio. tiene derecho a ser su tutor legítimo. Observancia de ciertas formalidades: a. 3. además. concurría ante el magistrado y le solicitaba la emancipación del hijo. Emancipación antigua. b. para que luego de la última el adquirente lo liberara. si aceptaba. el emancipado dejaba de ser pariente agnado de su padre. el hijo adquiere plena capacidad de goce. dictaba un rescripto imperial declarando al hijo emancipado. El pater. pues lo que se consideraba para los efectos sucesorios y los derechos de los hijos era el parentesco cognaticio. En lo referente a los peculios: 56 . En el derecho clásico. El hijo alieni iuris se convierte en sui iuris.REQUISITOS PARA QUE OPERE LA EMANCIPACIÓN 1. Emancipación justinianea. Emancipación anastasiana. lo que le permite hacerse de su propio patrimonio. de lo cual tomaba nota el magistrado. En el antiguo derecho. Voluntad del pater. En el caso de la emancipación clásica. Al pasar a ser sui iuris. el pater queda en condición de patrono y por tanto con derechos en la sucesión de su hijo en caso de no hacer éste testamento y. se estableció que el hijo conservaba el parentesco agnaticio con su padre con todos los derechos sucesorios y demás que conlleva la agnación. cuando se trata de una mujer. 2. c. 5. b. estableció que el padre debía dirigirse al emperador mediante una súplica solicitándole emancipara al hijo y el emperador.

Confarreatio. En lo que respecta al peculio adventicio. 2. dejando de pertenecer a su familia agnaticia originaria. (del marido o. b. propia de los patricios. La mujer in manu quedaba como hija de su marido y hermana agnada de sus hijos. El hijo conserva el peculio profecticio. 2. En virtud de ella. a la época de Justiniano. siguiendo el principio de que "las cosas en derecho se deshacen de la misma manera en que se hacen". como nieta o como bisnieta. LA MANUS CONCEPTO: Es una de las manifestaciones del señorío del pater familias sobre los miembros de su familia. no varía. que eran de exclusiva propiedad del hijo. y consistía en un sacrificio en el cual se ofrecía a Júpiter una torta de harina. a. quedando en consecuencia bajo la absoluta dependencia del pater familias. del jefe de la familia de éste). el pater conserva el usufructo del 50% de los bienes que lo integran. Respecto de la persona de la mujer. 1. Coemptio. cuando el marido era el nieto de aquel pater familias. 57 . como si fuera hija de familia. 3. 3. Si el marido era alieni iuris. si éste es alieni iuris. varón y mujer quedaban asociados en el mismo culto al entrar la mujer a la familia agnaticia del marido y por tanto a adorar a los dioses de dicha familia. al tiempo que los contrayentes pronunciaban ciertas palabras sagradas sentados sobre la piel de una res que acababa de ser sacrificada. MODOS DE ADQUIRIR LA MANUS 1. celebrada ante los Pontífice máximo. ante el sacerdote de Júpiter. de otros sacerdotes y de 10 testigos. Para destruir la manus así creada era necesario realizar una ceremonia análoga (difarreatio). siempre que su pater no se lo hubiese privado expresamente. La situación de los peculios castrense y cuasi castrense. Usus. USUS: Suerte de usucapión o prescripción adquisitiva. entraba ella bajo la potestad de su suegro. COEMPTIO: Suerte de adquisición simbólica o fingida de la mujer. CONFARREATIO: Es una ceremonia religiosa. c. solemne. en cuya virtud la mujer entre a formar parte de la familia agnaticia de su marido.

pasan a ser de dominio del marido o del pater de éste en caso de ser alieni iuris.Efectos de la manus Respecto de los bienes de la mujer. La mujer in manus no puede obligarse contractualmente por ser alieni juris. 3. prestándose para fraude. jurídicamente es considerada hermana de sus hijos. La mujer para ser considera hija de su marido o del pater familias de éste cuando el marido era alieni iuris. en caso de ser el marido alieni iuris. EFECTOS RESPECTO DE LA PERSONA DE LA MUJER: 1. dispone de un interdicto especial llamado uxore exhibenda et ducenda. La mujer sale de su familia agnaticia e ingresa a la familia agnaticia de su marido. B. El marido o el pater familias. 58 . A. lo cual conllevaba a situaciones de injusticia. exigir que le sea exhibida y luego conducida. Todas las deudas de la mujer anteriores al matrimonio se extinguen por la capitis deminutio que sufre la mujer. Así. Todos los bienes que la mujer tenía al momento de contraer matrimonio o adquiera durante él a cualquier título. El marido o el pater familias. 3. tiene poder o facultad para corregirla. EFECTOS RESPECTO DE LOS BIENES DE LA MUJER: 1. 4. 2. venderla en esclavitud e incluso matarla. en caso de ser el marido alieni iuris. 2.

EXTINCIÓN DE LA MANUS La manus se extingue por la muerte o capitis deminutio del pater. REQUISITOS DEL MATRIMONIO 1. 3. Consentimiento o affectio maritalis. 4. 1. 3. Esta exigencia se explica por el fin mismo del matrimonio. Ambos contrayentes debían poseer el ius connubii. IUS CONNUBII: Es la capacidad o aptitud jurídica para contraer iusta nuptia o legítimo matrimonio romano. Es únicamente el contraído por ciudadanos romanos y aquéllos que gozaran del ius connubi. IUSTA NUPTIAE: Es el matrimonio que está de acuerdo con las normas del derecho romano. y por la venta formal mancipatoria o por la ceremonia religiosa de la difarreatio. 2. 2.J. H>14). MATRIMONIO CONCEPTO (Ulpiano): Es la unión del varón y de la hembra que implica plena comunidad de vida. Los hijos concebidos en tal matrimonio están sometidos a la patria potestad del pater familias. prohíbe el matrimonio. Capacidad de los contrayentes o ausencia de impedimentos. La mujer tiene derechos sucesorios sobre los bienes del pater o su marido. que consiste en la perpetuación de la especie. Ius connubii. 59 . PUBERTAD: Se exigía por ser esa la edad apta para procrear (M>12. CAPACIDAD O AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS: Concepto de impedimentos matrimoniales: Son ciertas circunstancias en razón de las cuales el O. salvo en caso de ser el marido alieni iuris. 4. por cuanto ella forma parte de la familia agnaticia de éste. Pubertad.

4. IMPEDIMENTOS RELATIVOS: Son aquéllos que imposibilitan que alguien contraiga matrimonio con ciertas y determinadas personas. 3. IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS: Son aquéllos que imposibilitan que alguien contraiga matrimonio con cualquiera otra persona. En cuanto al parentesco por afinidad. Posición social y el cargo. La viuda antes de que transcurra el año de luto. el suegro y la nuera. Se prohíbe el matrimonio entre adoptante y adoptado y entre el adoptante y la mujer de su hijo adoptivo. Castración. Adulterio y rapto. 5. 3. 4. PARENTESCO 1. 60 . El cristianismo prohibió el matrimonio entre cuñados. 3. 1. 2. la suegra y el yerno. no podían celebrar iusta nuptia la madrastra viuda o divorciada con su hijastro. Vinculo matrimonial no disuelto. CLASES DE IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS RELATIVOS 1. b. Impubertad. 2. En cuanto al parentesco de sangre. En los tiempos del cristianismo se habría llegado a prohibir el matrimonio entre padrino y ahijado so pretexto de un parentesco espiritual. 4. hay que distinguir entre línea recta y línea colateral. En línea colateral no siempre se aplicó un mismo criterio. el padrastro viudo o divorciado con su hijastra. Parentesco. Diversidad de religión. a. (En Chile el impedimento llega hasta el 2° grado). Tutela y curatela. Demencia 5. 2. En línea recta se impedía el matrimonio en forma absoluta.

TUTELA Y CURATELA Se prohibía el matrimonio entre tutor y pupila. como gobernador u otro cargo relevante ya sea en la administración civil como militar. existió siempre la prohibición de contraer matrimonio entre aquéllos que ejercían cargos importantes en provincia. Las personas de dignidad senatorial y sus hijos no podían casarse con personas que ejercieran ciertas profesiones. En una época también se consideró como impedimento el parentesco agnaticio. 61 . 5. impidiéndose el matrimonio entre cristianos ortodoxos con herejes y con judíos. antes de rendir cuenta sobre la administración de sus bienes y mientras no se extinga el plazo para intentar una restitutio in integrum por menor de edad. estableciéndose que el impedimento se extendía también al pater del tutor y sus descendientes. En relación al cargo. DIVERSIDAD DE RELIGIÓN Con el cristianismo aumentó el número de personas que tenían votos de castidad y se introdujo un impedimento relativo para contraer matrimonio por razones de orden religioso. REQUISITOS 1. el matrimonio entre libertos e ingenuos. Serio y no simulado. ADULTERIO Y RAPTO Estaba prohibido el matrimonio entre el adúltero y su cómplice y entre el raptor y la raptada. se impedía el matrimonio entre patricios y plebeyos. por razones de posición social. También. CONSENTIMIENTO O AFFECTIO MARITALIS Es el consentimiento mutuo y duradero de ser marido y mujer. Voluntad de continuar viviendo como marido y mujer. entre ciudadanos ingenuos y mujeres adúlteras flagrantes. y mujeres que pertenecieran por su origen o domicilio a la provincia en donde ejercían sus funciones. POSICIÓN SOCIAL Y CARGO En el primitivo derecho.

Respecto de los hijos Patria potestad. 3. No estar afecto a error con respecto a la identidad del otro contrayente. Con respecto a la persona de la mujer. esto es. b. Ser puro y simple. Efecto del matrimonio sine manus Con respecto a los bienes de la mujer. 2. c. EFECTOS DEL MATRIMONIO RESPECTO DE LA MUJER 62 . no admitía ninguna modalidad. Con respecto a la persona de la mujer. EFECTOS DEL MATRIMONIO a. d. Respecto de la mujer. Filiación. Efectos del matrimonio cum manus Con respecto a los bienes de la mujer.

La mujer sale de su familia agnaticia e ingresa a la familia agnaticia de su marido. Los cónyuges no pueden ejercer el uno contra el otro acciones que conlleven pena infamante. La mujer asume la condición social de su marido. EFECTOS DEL MATRIMONIO CUM MANUS A. 63 . 2. 1. Marido y mujer deben cohabitar. pues conlleva el peligro de introducir en la familia sangre extraña. 6. EFECTOS RESPECTO DE LA PERSONA DE LA MUJER: 1. pero en el caso de la mujer se le considera más grave. LA MANUS Y LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO I. siendo ese su domicilio. 3. en caso de ser el marido alieni iuris. 5. y la mujer tiene por casa a la del marido. cuya violación constituye el adulterio. A fines de la época clásica se reconoce al marido el derecho a exigir que la comunidad conyugal de vida sea respetada por todos. Los cónyuges se deben mutua fidelidad. El marido debe protección a la mujer y debe representarla en juicio. venderla en esclavitud e incluso matarla. 4. que es justa causa de divorcio. Al marido es a quien corresponde la defensa de la mujer y en ese sentido tiene derecho de perseguir con la actio in iuriarum las ofensas que le fueran infligidas a la mujer. El marido o el pater familia. 2. tiene poder o facultad para corregirla. ni las sustracciones entre ellos son consideradas como hurto. 3.

EFECTOS RESPECTO DE LOS BIENES DE LA MUJER: 1. 4. La capacidad de la mujer se mantiene igual a la que tenía antes de contraer matrimonio: permanece sui iuris o bien continua bajo la potestad de su pater familias. 3. Subsisten las deudas u obligaciones contraídas por la mujer antes de celebrar matrimonio. eran de su propiedad. 4. Las relaciones entre marido y mujer no son primordialmente de subordinación. en caso de ser el marido alieni iuris. lo cual conllevaba a situaciones de injusticia. exigir que le sea exhibida y luego conducida. La mujer tiene derechos sucesorios sobre los bienes del marido. B. Durante el matrimonio la mujer no puede obligarse contractualmente por ser alieni juris. pasan a ser de dominio del marido o del pater de éste. dispone de un interdicto especial llamado uxore exhibenda et ducenda. EFECTOS RESPECTO DE LA PERSONA DE LA MUJER: 1. 64 . 2. EFECTOS RESPECTO DE LOS BIENES DE LA MUJER: 1. 2. así como los bienes que adquiriera durante el matrimonio. El marido o el pater familia. B. EFECTOS DEL MATRIMONIO SINE MANUS A. II. Todas las deudas de la mujer anteriores al matrimonio se extinguen por la capitis deminutio que sufre la mujer. Todos los bienes que la mujer tenía al momento de contraer matrimonio o adquiera durante él a cualquier título. sino de coordinación. 2. pero de todos modos había un predominio del marido sobre la mujer. de comunidad entre ambos. en caso de ser alieni iuris. Los bienes aportados por la mujer y que había adquirido antes de contraer matrimonio. prestándose para fraude.

PRESUNCIÓN MUCIANA: Los bienes adquiridos durante el matrimonio sine manus lo han sido por el marido. 2. terminó por aceptarse que el cónyuge sobreviviente heredaba al pre muerto. Se prohíben. salvo prueba en contrario. LA DOTE CONCEPTO: Conjunto de bienes que por la mujer o alguien a nombre de ella se entregan al marido para contribuir a sostener las cargas del matrimonio CONSTITUCIÓN DE LA DOTE 1. 5. BIENES PARAFERNALES: Son los bienes que perteneciendo a la mujer casada sine manus y no estando comprendidos en la dote. Datio dotis. Dictio dotis. La mujer podía disponer de sus bienes en la misma forma que lo hacía antes de contraer matrimonio. las donaciones entre cónyuges. 4. por regla general. 3. Constitución tacita de dote. Entre los cónyuges se puede invocar el beneficio de competencia. 3. 7. 65 . la mujer entrega al marido en administración. 6. El marido tiene la obligación de procurar a la mujer los medios de subsistencia necesarios y de soportar las costas de la vida en común. Por obra del Derecho Pretorio. y definitivamente con Justiniano. Promissio dotis Promissio dotis. en la segunda fase del Derecho Clásico.

2. Filiación natural. si el hijo es concebido fuera de iusta nuptia. a. DOTE RECEPTICIA: Quien constituye la dote se reserva su restitución para el caso de disolución del matrimonio. si el hijo es concebido dentro iusta nuptia. CLASES DE DOTES 1. Filiación espúrea. II. FILIACIÓN. Filiación legítima. c. 4. Filiación ilegitima. DOTE PROFECTICIA: Es la constituida por el padre de la mujer o alguno de los ascendientes paternos. 66 . 4. Paternidad. 3. Constitución de la dote mediante escritura. Maternidad. Iusta nuptia entre los progenitores. CLASES DE FILIACIÓN I. 3. FILIACIÓN LEGÍTIMA: Es aquélla en que el nexo entre el hijo y sus progenitores deriva del legítimo matrimonio o iusta nuptia. Concepción dentro de iusta nuptia. CONCEPTO: Es el vínculo que une al hijo con su padre o madre y puede ser legítima. o ilegítima. I. REQUISITOS: 1. EFECTOS DEL MATRIMONIO RESPECTO DE LOS HIJOS 1. DOTE ADVENTICIA: Es la constituida por la mujer o alguno de sus ascendientes maternos o por un tercero que deseare dotar a la mujer. Filiación ilegítima b. 2.

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD Por estar establecida en base a una presunción simplemente legal. no así la segunda. 67 . La primera es de derecho.1. entre otros requisitos. Paternidad: La paternidad no reviste la misma certeza que la maternidad. PRINCIPALES EFECTOS DERIVADOS DE LA CIRCUNSTANCIA DE SER HIJO O DESCENDIENTE LEGÍTIMO 1. y la segunda. relaciones con terceros. La relación no se da ni dentro de matrimonio ni dentro de concubinato. La presunción de paternidad legítima se funda en 2 supuestos: relaciones sexuales durante el matrimonio y fidelidad de la mujer. Da lugar a la agnación o parentesco civil. Crea una obligación recíproca de darse alimentos. II. admite prueba en contrario. El padre comunica a sus hijos su calidad de ciudadano romano y su condición social. esto es. que atribuye la paternidad al marido. Filiación natural: Es el vínculo que une a los hijos nacidos en concubinato con su madre y sus parientes maternos. 4. 3. Maternidad: Que la madre del hijo sea la cónyuge del padre. que coloca la concepción dentro del matrimonio. 4. 2. El infante debe respeto a sus ascendientes. 3. el marido puede impugnar la paternidad. La legitimidad de un hijo descansa. FILIACIÓN ILEGÍTIMA: a. b. en 2 presunciones: la primera. Filiación ilegítima propiamente tal: Es el vínculo que une al hijo de padre desconocido con su madre. Iusta nuptia entre los progenitores: Conforme a las disposiciones del ius civile. en el sentido que la mujer no ha tenido.. destruyendo su fundamento. Concepción dentro de iusta nuptia: Hay que atender a la concepción en base a la presunción de derecho (no menos de 180 días y no más de 300. la cual es simplemente legal. en la época en que se pudo producir la concepción.. de allí que a su respecto se establece una presunción de paternidad. 2.).

2. etc. 4. Divorcio fundado en causal de culpa de uno de los cónyuges. Por cesación de la affectio maritalis o por voluntad de los cónyuges o por divorcio. es la disolución del matrimonio por la voluntad de uno o de ambos cónyuges. como por ejemplo. Por la incapacidad sobreviniente de uno o ambos cónyuges. las que eran perdidas por quien las había dado 68 . adulterio. DIVORCIO Jurídicamente. En un sentido más estricto. 3. 2. Los hijos producto de un incesto. locura furiosa. como consecuencia de cesar la affectio maritalis. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 1. el caso del marido que iba a recibir órdenes sacerdotales. ARRAS CONCEPTO: Costumbre que se habría impuesto en la época cristiana y buscaba garantizar el cumplimiento de los esponsales mediante el establecimiento de arras (entrega de dinero o bienes). ausencia del soldado sin dar noticias por más de 4 años. Divorcio por voluntad de uno solo de los cónyuges: repudio. Por capitis deminutio media de uno o de ambos cónyuges. etc. es la ruptura del vínculo matrimonial que une a los cónyuges. MODALIDADES DE DIVORCIO 1. pero que no era imputable al otro cónyuge. Ej. 3. en un sentido amplio. Por capitis deminutio máxima de uno o de ambos cónyuges. Filiación espúrea: Es la situación de los hijos nacidos de relaciones ilegítimas por razones de parentesco. 4. Divorcio por común acuerdo de los cónyuges. Por muerte de uno o ambos cónyuges. Divorcio bona gratia. DIVORCIO BONA GRATIA: Uno de los cónyuges optaba por poner término al matrimonio alegando una causal que justificara ponerle término. 5. ESPONSALES: CONCEPTO: Es la promesa hecha por los novios o sus respectivos paterfamilias para la celebración de un futuro matrimonio.c. es la mención y promesa de futuras nupcias (Digesto).

3. mujeres del espectáculo público. en tanto que el prometido que las había recibido debía devolver al principio el quadruplum y con Justiniano. 3. Efectos del concubinato: En cuanto a las personas y bienes de los concubinos son insignificantes. castigaba como adulterio -cuando alguno de la pareja era casado. podía convertirse en legítimo matrimonio o iusta nuptia si con posterioridad el marido o la mujer adquirían el ius connubii. el duplum. Por su parte. Esta unión entre hombre y mujer adquirió mayor elaboración como consecuencia de la dictación de dos leyes: La ley Iulia de adulteriis y la ley Iulia et Papia Pappaea. prostitutas. nacidas de humilde origen y libertas. Concubinato. pero no producía los efectos de la iusta nuptia. MATRIMONIO SINE CONNUBII: Es la unión o convivencia entre hombre y mujer que careciera o carecieran del ius connubii y era aceptada por el derecho romano. 1.o como stupro -cuando ambos eran solteros.a toda relación extramatrimonial y enumeraba a las mujeres con las que no se consideraba configurable el stuprum: esclavas. la Ley Iulia et Papia Pappaea impedía la iusta nuptia entre dichas mujeres y los ciudadanos ingenuos o. a la concubina se le habrían reconocido derechos muy limitados. La mujer recibe el trato de concubina y no de uxor. condenadas como adúlteras. CONTUBERNIO: Es la unión entre una esclava y un esclavo o también la unión entre un hombre o una mujer libre y un esclava o esclavo. Matrimonio sine connubii. CONCUBINATO: Es la unión estable entre un hombre y una mujer. Era plenamente válido. los senadores y sus descendientes. Contubernio. OTRAS UNIONES LÍCITAS ENTRE HOMBRE Y MUJER EN EL DERECHO ROMANO 1. Sin embargo. pero. sin intención o sin posibilidad de ser marido y mujer. 2. sin affectio maritalis ni honor matrimonnii.y no cumplido la promesa. y sólo en los tiempos de Justiniano. De ello resulta que con estas mujeres era lícita una relación no matrimonial estable. 2. por lo menos. La Ley Iulia de adulteriis. 69 .

2. También prohibió el matrimonio de los senadores y de sus descendientes por vía de varón hasta el tercer grado. lo cual no se da cuando la mujer que interviene es esclava. o que anteriormente fue adúltera o condenada en un juicio público.C.). El hijo sigue la condición de la madre. 3. LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS: Esta ley introduce varias prohibiciones de contraer matrimonio entre personas de distinta condición. que se configura cuando los que intervienen en una relación sexual no están unidos en legítimo matrimonio. Lex iulia de adulteris coercendis (18 a.C. en el plazo de 2 años.). LEX IULIA ET PAPIA PAPPAEA: Estableció la obligación de contraer matrimonio a los hombres mayores de 25 y menores de 60 años y las mujeres mayores de 20 y menores de 50 años.). Y se señala que en caso de disolución del matrimonio por divorcio o muerte de la cónyuge. de baja condición social. por ejemplo. EDO. los hombres estaban obligados a casarse inmediatamente y las mujeres debían hacerlo en un lapso de 18 meses. Lex iulia et papia pappaea (9 a. entre un ingenuo y cualquier mujer que trabaje en espectáculos públicos o bien de aquéllas que hacen ganancia con el cuerpo. 2. prostituta. con libertinos o libertinas y con los hijos o hijas de aquéllas que ejercen artes reñidas con la moral (intención: mantener la pureza social del estamento senatorial).Los hijos nacidos de contubernio recibían la calificación de hijos espurios. DARRITCHON EL ACTO JURÍDICO EN EL DERECHO ROMANO 70 . 3. RESUMEN GUÍA Nº 4 DERECHO ROMANO PROF. Lex iulia de maritandis ordinibus (18 a. y en el caso de mujer viuda. 1. LEX IULIA DE ADULTERIS COERCENDIS: Tipificó los crímenes de adulterio que se configura cuando la mujer interviniente en una relación sexual es casada con otra persona y de stuprum. liberta. LEGISLACIÓN MATRIMONIAL DE AUGUSTO 1.C.

Entre vivos y mortis causa. Carecen de toda relevancia jurídica. Puros y simples y sujetos a modalidades. HECHO EN SENTIDO AMPLIO: Comprende todo tipo de acontecimientos. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS 1. Solemnes y no solemnes. Cuasicontratos. HECHO SIMPLE O MATERIAL: Acontecimientos que no producen consecuencias jurídicas. 6. 7. Causados y abstractos. 8. ya sea de la naturaleza o del hombre. modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ej. sucesos o situaciones. 71 . 2. 9. crear.HECHO JURÍDICO: Cualquier suceso. mayoría de edad. esto es. 5. 4. ACTOS JURÍDICOS UNILATERALES Y BILATERALES. Actos o negocios jurídicos: Hechos voluntariamente realizados por el hombre con la intención de producir efectos jurídicos o consecuencias de derecho. 2. demencia. Unilaterales y bilaterales. circunstancia. Ej. le reconoce la creación de efectos jurídicos. Hechos jurídicos propiamente tales: Aquellos hechos o sucesos de la naturaleza que producen efectos jurídicos. pero no tiene la intención de que posteriormente se le aplique una pena por el delito cometido. 3. Nacimiento. muerte. 1. Gratuitos y onerosos. Patrimoniales y extrapatrimoniales. pero sin la intención de producir efectos jurídicos o consecuencias de derecho. CATEGORÍAS DE HECHOS JURÍDICOS 1. delitos y cuasidelitos. Así. acto o situación al cual el O. modificar o extinguir derechos subjetivos. etc. Hechos voluntariamente realizados por el hombre.J. De estricto derecho y de buena Fe. el homicida mata voluntariamente. Concepto de ACTO JURÍDICO: Es una manifestación de la voluntad de una o más partes realizada con la intención de crear. 3. Principales y accesorios.

Ej. Ej. Testamento. además. Ej. el testamento está perfecto por la sola manifestación de voluntad del testador. Criterio: Se atiende al número de partes que son necesarias para que el acto jurídico se forme. Ej. Ej. pero para que produzca efectos. Compraventa. Comodato o préstamo de uso. CONTRATO UNILATERAL: Es aquél en que una sola de las partes que concurren a la celebración del contrato resulta obligada. para que nazca a la vida del derecho. Compraventa. CONTRATO BILATERAL IMPERFECTO: En principio sólo resulta obligada una de las partes. BILATERALES: Son aquéllos que para nacer a la vida del derecho requieren del acuerdo de voluntades de dos o más partes. Los contratos también se clasifican en unilaterales y bilaterales. y estos últimos. Todo contrato es una convención. en cambio. CONVENCIÓN: Acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear. pero eventualmente pueden resultar obligadas ambas partes. Pago. en bilaterales perfectos e imperfectos. se requiere que el heredero acepte la herencia. pero no toda convención es un contrato. pues crea derechos y obligaciones. CONTRATO: Acto jurídico bilateral que tiene por objeto crear derechos y obligaciones. Recordemos que el nacimiento de un acto y la producción de efectos de éste son dos cosas distintas. Mutuo o préstamo de consumo. modificar o extinguir derechos y obligaciones. Los actos jurídicos bilaterales se denominan convenciones. Contrato. la compraventa es un contrato. Ej. pues extingue derechos y obligaciones. Así. UNILATERALES: Son aquéllos que para nacer a la vida del derecho requieren la concurrencia de la voluntad de una sola parte o autor. El concepto romano clásico de contrato no corresponde exactamente al dado. CONTRATO BILATERAL (PERFECTO): Es aquél en que ambas partes resultan obligadas recíprocamente. pues se requería. para que se perfeccione. por lo cual la convención es el género y el contrato la especie. Ej. esto es. el pago es simplemente una convención. que tuviera nombre propio y estuviera 72 . Por ej.

ACTOS JURÍDICOS SOLEMNES Y NO SOLEMNES. Ej. Criterio: Se atiende a si en el negocio la voluntad debe manifestarse a través de ritualidades preestablecidas por el ordenamiento o si puede expresarse de cualquier manera. ONEROSO: Es aquél en que a la ventaja patrimonial que adquiere una parte corresponde una disminución de su propio patrimonio.protegida por una acción. MORTIS CAUSA: Es aquél en que la muerte del sujeto que lo otorga es un requisito esencial o supuesto necesario para que el acto produzca efectos. Ej. Compraventa. Donación. En ciertos actos jurídicos las gratuidad u onerosidad del acto es fundamental para que éste mantenga su naturaleza y no degenere en otro distinto. la gratuidad es esencial en la donación. en consideración a la naturaleza del acto exige ciertas formalidades indispensables para la existencia de éste. Así. testamento. ACTOS JURÍDICOS ENTRE VIVOS Y MORTIS CAUSA. 73 . Ej. para que nazca a la vida del derecho. Criterio: Se atiende al rol que cumple la muerte en este tipo de actos. Testamento. Ej. 2. Ej. Matrimonio. 3. Tiene por finalidad el beneficio o utilidad de una sola de las partes. SOLEMNES: Son aquéllos en que la ley. Compraventa. ENTRE VIVOS: Son aquéllos que están destinados a producir efectos en vida de su autor o de las partes. 4. ACTOS JURÍDICOS GRATUITOS Y ONEROSOS. Aquellas convenciones que no poseían acción recibían el nombre de PACTOS. arrendamiento. GRATUITO: Acto jurídico unilateral o bilateral en que a la utilidad patrimonial que obtiene el sujeto o uno de los sujetos no corresponde una pérdida patrimonial suya. Criterio: Se atiende al beneficio o utilidad que reportan y si significa o no un sacrificio pecuniario. Tiene por finalidad el beneficio o utilidad de ambas partes.

6. 74 . Ej. en cambio. La causa aparece como ineludiblemente unida a la existencia del acto jurídico. ACTOS JURÍDICOS PUROS Y SIMPLES Y SUJETOS A MODALIDADES. matrimonio. fianza. Matrimonio. configurándose el negocio sobre la base de determinados requisitos jurídicos. No interesa mayormente la causa. dando nacimiento al acto. ACCESORIO: Es aquél que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. ACTOS JURÍDICOS CAUSADOS Y ABSTRACTOS. 7. Prenda. Ej. SUJETO A MODALIDADES: Es aquél que para producir efectos depende de ciertas circunstancias especiales o cláusulas restrictivas. Criterio: Se atiende al rol que cumple la causa en este tipo de actos. Si ésta no existe o es ilícita.NO SOLEMNES: Son aquéllos en que la voluntad puede manifestarse en cualquier forma. Ej. Pago. ABSTRACTOS: Son aquéllos cuya validez depende del cumplimiento de ciertas formalidades. Criterio: Se atiende a la relación de dependencia que pueda existir entre diversos actos jurídicos. normalmente se exigía la concurrencia de causa lícita como requisito de validez del acto. Ej. Criterio: Se atiende a si se ha introducido un elemento que venga a alterar el acto. Compraventa. ACTOS JURÍDICOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS. llevan su causa en sí mismos. PURO Y SIMPLE: Es aquél que inmediatamente da nacimiento a un derecho produciendo sus efectos desde que se otorga o celebra. pudiendo ser la manifestación tanto expresa como tácita. hipoteca. el acto no se perfecciona o bien no produce efectos. PRINCIPAL: Es aquél que subsiste por sí mismo. en los actos de buena fe. 5. La forma sustituye a la causa o se identifica con ella. del ius gentium. La mayor parte de los actos del ius civile eran abstractos. CAUSADOS: Son aquéllos que no estando por ley sometidos a formalidades especiales.

Para existir requieren de un acto jurídico principal al que acceden y
garantizan. Existe el aforismo que señala que “lo accesorio sigue la
suerte de lo principal”. Así, si el acto principal es nulo, lo será también
el accesorio, pero no viceversa.

Una categoría especial es la de los ACTOS DEPENDIENTES, cuya
finalidad no es la de garantizar el cumplimento de las obligaciones de
un acto principal, pero la producción de sus efectos, no de su
nacimiento, está supeditada a la existencia de otro acto.

8. ACTOS JURÍDICOS PATRIMONIALES Y
EXTRAPATRIMONIALES O DE FAMILIA.

Criterio: Se atiende al interés por ellos regulado.

PATRIMONIALES: Se refieren a derechos y obligaciones de carácter
pecuniario. Ej. Compraventa, arrendamiento.

EXTRAPATRIMONIALES O DE FAMILIA: Se refieren a la
adquisición, modificación o pérdida de los derechos relativos a la
persona o a la familia. No tienen contenido económico. Ej. Matrimonio,
adopción.

9. ACTOS JURÍDICOS DE ESTRICTO DERECHO Y DE BUENA FE.
(Única clasificación típicamente romana)

ESTRICTO DERECHO: Eran los propios del ius civile romano, del ius
quiritarium, pudiendo sólo ser utilizados por los ciudadanos romanos o
por quienes gozaran del ius commercium. Eran por regla general
formales y valían exclusivamente al tenor de lo pactado, de lo
expresado. Ej. Stipulatio, in iure cessio, adjudicatio.

DE BUENA FE: Suplen de alguna manera las deficiencias y
dificultades de los de estricto derecho. Exentos de formalidades, su
celebración era más simple. No estaban reservados exclusivamente a
los ciudadanos romanos, sino que podían ser utilizados por los
peregrinos o extranjeros.

No obligaban únicamente a cumplir con lo prometido, sino que
imponían como obligatorio todo aquello exigible entre personas justas y
leales, o sea, que obran de buena fe.

ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO

75

1. Esenciales 1.1 Generales o comunes
1.2 Específicos o particulares

2. Naturales
3. Accidentales

1. ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACTO JURÍDICO.

Son aquéllos sin los cuales el acto jurídico no nace a la vida del derecho
o bien degenera en otro acto distinto.

Pueden ser generales o comunes y específicos o particulares. Cuando
falta un elemento esencial, el acto no produce efecto alguno, es
jurídicamente nulo.

1.1 ELEMENTOS ESENCIALES GENERALES O COMUNES.

Son aquéllos sin los cuales el acto jurídico no nace a la vida del
derecho. Son propios a todos los actos jurídicos.

1.2 ELEMENTOS ESENCIALES ESPECÍFICOS O PARTICULARES.

Son los relativos a un determinado acto jurídico, y cuya ausencia puede
determinar la inexistencia o nulidad del acto o bien que éste degenere
en otro distinto. Ej. El precio es un elemento esencial de la
compraventa. Si no hay precio no hay compraventa.

2. ELEMENTOS NATURALES.

Son aquéllos que no siendo esenciales en un acto jurídico se entienden
pertenecerle sin necesidad de cláusulas especiales, pero las partes
pueden, si así lo quieren, excluirlos del acto mediante cláusula
expresa. Ej. En el contrato de compraventa, la obligación de
saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios.

3. ELEMENTOS ACCIDENTALES.

Son aquéllos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto, pero
las partes pueden introducirlos o agregarlos mediante cláusulas
especiales. Ej. Condición, plazo, modo.

76

REQUISITOS DEL ACTO JURÍDICO

Requisitos del acto jurídico

I. Requisitos de existencia o elementos II. Requisitos de
esenciales generales o comunes.
validez

1. Voluntad. 1. Voluntad exenta de
vicios.
2. Objeto. 2. Objeto
lícito.
3. Causa. 3. Causa
lícita.
4. Solemnidades en los casos que la ley lo exige. 4.
Capacidad.

1. REQUISITOS DE EXISTENCIA: Son aquéllos sin los cuales el acto
jurídico no nace a la vida del derecho.

1. Voluntad.
2. Objeto.
3. Causa.
4. Solemnidades en los casos que la ley lo exija.

Cuando falta un requisito de existencia la sanción es la nulidad.

2. REQUISITOS DE VALIDEZ: Son aquéllos cuya omisión o violación
no impiden por regla general su nacimiento, sino que lo vician y
permiten anularlo.

1. Voluntad exenta de vicios.
2. Objeto lícito.
3. Causa lícita.
4. Capacidad (de ejercicio).

Cuando falta un requisito de validez la sanción es la
anulabilidad, pero ello exige declaración judicial.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACTO JURÍDICO

77

I. VOLUNTAD: Actitud o disposición moral para querer algo. Puede ser
expresa o tácita, verbal o escrita, dirigida a persona determinada o
indeterminada. La voluntad se forma cuando concurren la oferta y la
aceptación.

En los actos jurídicos unilaterales se prefiere hablar de voluntad; en los
bilaterales, de consentimiento.

CONSENTIMIENTO: Acuerdo de voluntades de las partes con el
propósito de producir efectos jurídicos. El consentimiento se forma
cuando concurren la oferta y la aceptación.

OFERTA: Acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a
otra celebrar una determinada convención, bastando para que ésta
quede perfecta la sola aquiescencia de la persona a quien fue dirigida.

REQUISITOS DE LA OFERTA: Además de los requisitos exigidos para
toda manifestación de voluntad, debe ser completa.

ACEPTACIÓN: Acto jurídico por el cual el destinatario de la oferta
manifiesta su conformidad con ella. Puede ser expresa o tácita, verbal o
escrita, pura y simple o condicionada.

REQUISITOS DE LA ACEPTACIÓN: Además de los requisitos
exigidos para toda manifestación de voluntad, debe ser:

1. Pura y simple.
2. Dada en tiempo oportuno (manifestarse dentro del plazo legal o
dentro del plazo señalado por el oferente).
3. Darse mientras la oferta esté vigente. Determina que una oferta
no esté vigente:
a. Retractación del proponente.
b. Muerte del proponente.
c. Incapacidad sobreviniente del proponente.

REQUISITOS DE LA VOLUNTAD

1. Debe manifestarse Requisitos de existencia.
2. Debe ser seria

3. Debe estar exenta de vicios Requisito de validez.

1. MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD. La voluntad no manifestada
no existe para el derecho. Puede ser expresa o tácita.

78

EXPRESA: Se formula explícitamente; es decir, se hace perceptible
mediante signos externos que revelan inequívocamente la concertación
de un negocio jurídico (declaración verbal o escrita, gestos e
indicaciones). Se le llama también explícita o directa.

TÁCITA: Se formula implícitamente. Puede deducirse indirectamente,
con seguridad, de un comportamiento externo, incompatible,
normalmente, con una voluntad distinta. El hecho del que se deduce la
voluntad debe ser concluyente, inequívoco, incompatible con una
voluntad contraria a la deducida.

Eficacia de la voluntad tácita. Tiene el mismo valor jurídico que la
voluntad expresa, sin perjuicio que cuando el ordenamiento exige que
la voluntad se manifieste en una forma determinada, la voluntad tácita
no será suficiente para generar el acto jurídico. Si nada se dispone en
este sentido, la voluntad debe exteriorizarse de cualquier modo.

El silencio y la manifestación de voluntad. La regla general es que
el silencio no es manifestación de voluntad, ni expresa ni tácita, ni
positiva ni negativa. Para el derecho el silencio es siempre equívoco y
la única voluntad que exterioriza es la de guardar silencio. De allí que
cuando las partes, por excepción le atribuyen al silencio carácter o
eficacia de voluntad, estamos ante una voluntad presunta. Ej.
Asignatario constituido en mora de aceptar, la ley presume repudio.

Así, el silencio en principio no puede ser interpretado como una
declaración tácita de voluntad, salvo cuando el propio derecho le otorga
al silencio valor de asentimiento (mancipatio, in iure cessio). Por
ejemplo, si la hija solicita a su pater consentimiento para casarse, y éste
guarda silencio, se entiende que acepta.

Excepcionalmente se considera manifestación de voluntad al silencio
acompañado de circunstancias externas que le permiten atribuir este
valor. El silencio es “elocuente”, con él se expresa cabalmente una
determinada voluntad (silencio circunstanciado o cualificado).

2. SERIEDAD DE LA VOLUNTAD.

El individuo debe tener conciencia del negocio que pretende celebrar.
No se considera seria la voluntad que manifiesta una persona que no
comprende el alcance de sus actos, como un demente o un niño de
pocos años, y tampoco lo es la de quien no tiene ánimo de obligarse. No
producen efecto las declaraciones hechas en broma (Locandi gratia).

La voluntad es seria cuando se manifiesta por una persona capaz y con
el propósito de crear un vínculo jurídico.

79

Divergencia entre voluntad y declaración. ¿Qué es más importante
en un acto jurídico, la voluntad real o la voluntad declarada?

En los actos del Ius Civile prima la voluntad declarada, la forma o
manifestación de querer externa. La interpretación atiende sólo al
hecho externo y no al aspecto interno o subjetivo.
En cambio, en los actos de buena fe prima la voluntad real, interna. A
finales de la República, se inicia un movimiento tendiente a resaltar la
voluntad interna. En todo caso, cuando se discute esta disconformidad,
el peso de la prueba recae en aquél que alega que la voluntad real es
distinta de la declarada.

Voluntad no seria o negotium imaginarium.

Los negocios celebrados en broma, por motivos didácticos u otras
circunstancias (Ej. Representación teatral) son meramente
imaginarios, no hay voluntad negocial seria y el supuesto negocio no
llega a tener existencia. En todo caso, si quien recepciona las
declaraciones hechas en broma como serias, el declarante ha de
responder por los daños causados.

SIMULACIÓN: Es la discordancia querida entre la voluntad declarada
y la voluntad real; esto es, lo verdaderamente querido por los
declarantes. La simulación puede ser absoluta o relativa.

ABSOLUTA: No existe intención alguna de celebrar un negocio jurídico
y normalmente se emplea para perjudicar a los acreedores.

RELATIVA: Se aparenta celebrar un negocio, pero en realidad se ha
querido celebrar otro distinto. Hay un negocio simulado y un negocio
disimulado.

VOLUNTAD EXENTA DE VICIOS

VICIOS DE LA VOLUNTAD: Son aquellas circunstancias y situaciones
que influyen sobre la voluntad de los sujetos de un negocio jurídico, de
forma que hacen que no haya una correspondencia entre la
manifestación exterior de la voluntad y la voluntad efectiva de los
sujetos, o bien influyen sobre la formación de la voluntad.

Cuando existe un vicio de la voluntad, el acto es susceptible de
ser anulado.

Los vicios de la voluntad son:
A. Error.
B. Dolo.

80

que puede ser un hecho. Error de Hecho. ERROR ERROR: Es la ignorancia o falso concepto que se tiene de la realidad o de una norma de derecho. Por regla general. Sujetos que podían invocar el error de derecho y por tanto alegar su ignorancia: a. Errores esenciales. In substancia. In quantitate. 6. 1. 7.C. 2. Mujeres (sólo en algunos casos). EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE LA VOLUNTAD ADOLECE DE ERROR Hay que distinguir entre error de hecho y de derecho: 1. Supuesto: Quien alegue su propia ignorancia del derecho trate de evitar un daño y no de obtener un lucro. Es la ignorancia o falso concepto que se tiene de una o más normas jurídicas. c. 2. In qualitate. por una razón de seguridad jurídica. Rústicos. Soldados en campaña. Por regla general. In corpore. 8. Puede ser de distintas clases: 1. In personan Errores menos esenciales. Es la ignorancia o falso concepto que se tiene de la realidad. Vician la voluntad. el error de hecho no vicia el consentimiento. d. b. Fuerza. el error de derecho no vicia el consentimiento. 4. Por regla general no vician la voluntad. Error de Derecho. Error in negotia: Es aquél que recae sobre la naturaleza del acto o contrato que se celebra. Menores de 25 años. A. 3. 5. una cosa o una persona. 81 . In negotia. En los motivos. Accidental.

3. 2. siendo por tanto el acto más que anulable. 4. Una persona vende el fundo “Semproniano” y la otra parte entiende que compra el fundo “Corneliano”. no vicia el consentimiento. pero excepcionalmente sí lo vicia en los actos INTUITO PERSONA (actos realizados en consideración a la persona). 2. 82 . el estilo de la letra. Error in corpore: Es aquél que recae sobre la identidad física de la cosa específica que es objeto del negocio jurídico. Efecto: Vicia el consentimiento. Una persona compra a otra un brazalete de bronce creyendo que es de oro. Una de las partes cree haber dado una cosa a la otra en virtud de una compraventa y la otra cree haberla recibido en virtud de una donación. el color de las tapas. Error accidental: Es aquél que recae sobre una cualidad no sustancial de la cosa que es objeto del negocio jurídico. Efecto: Hay que distinguir entre: a. nulo. Ej. siendo anulable el acto. siendo por tanto el acto más que anulable. b. Error in substancia: Es aquél que recae sobre las cualidades esenciales y determinantes de la cosa que es objeto del negocio jurídico. Actos de buena fe: Sí vicia el consentimiento. Error in personan: Es aquél que recae sobre la identidad física de la persona de la contraparte en el caso de un contrato o de la persona que se pretende beneficiar con el acto que se otorga. tampoco lo vicia. Efecto: Vicia el consentimiento. 5. Efecto: Por regla general. etc. nulo. Ej. Ej. Que la otra parte tuviera conocimiento de que esa era cualidad determinante para celebrar el contrato. Actos de estricto derecho: No vicia el consentimiento b. Actos de buena fe: Por regla general. la calidad de sus hojas. no siendo anulable el acto. Que sea una cualidad determinante para llevar a una de las partes a celebrar un acto o contrato. salvo que reúna 2 requisitos: a 1. Ej. Actos de estricto derecho: No vicia el consentimiento. En el caso de un libro. Efecto: Hay que distinguir entre: a.

en realidad. La jurisprudencia clásica resolvió casos relativos a la stipulatio. Error en los motivos. y la otra parte. 6. Confección de un cuadro.  ERROR COMÚN: Es la creencia generalizada que tiene todo un grupo social o una comunidad sobre un hecho o situación a la que estiman como verdadera no siéndolo realmente. 7. engañar o defraudar a otro. Es aquél que recae sobre una cualidad de la cosa que no es esencial para determinar su sentido económico- social. b. Ej. etc. Justiniano decidió que el negocio era válido por la cantidad inferior. Para que un error sea común deben concurrir los siguientes requisitos: a. C. pero que tiene análoga finalidad económico- social. Creo haber comprado 10 sacos de trigo. Ej. Debe haber buena fe en el que lo padece.44 inc. me ha vendido sólo 5. Debe tener un motivo justo. B. Efecto: Se aplica lo dicho respecto del error accidental. 8. Error in quantitate: Es aquél que recae sobre la cuantía y medida o dimensiones del objeto del negocio. Este tipo de error se incluye hoy en el error accidental. no había consentimiento. Se refiere a los motivos que indujeron al testador a instituir heredero o legatario a una determinada persona. Pretendo comprar madera de una calidad superior y se me vende una de calidad inferior. DOLO Conceptos: LABEON: Toda astucia. Error in qualitate. CIVIL (art. final): Intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Debe ser común. Este tipo de error se incluye hoy en el error accidental. c. falacia o maquinación empleada para sorprender. de una obra de arte. Ej. 83 . y al no haber concordancia entre la pregunta (¿prometes dar 10 caballos?) y la respuesta (prometo dar 5 caballos).

2. NEGATIVO: Consiste en guardar deliberadamente silencio sobre algún hecho o circunstancia que la otra parte necesite conocer para formarse un juicio verdadero de la realidad. Si cumple ciertos requisitos el acto es viciado y por lo tanto anulable. pero hace que éste se celebre en condiciones distintas a las que se habría concluido si las maniobras fraudulentas no hubieren existido.ÁMBITOS EN QUE PUEDE OPERAR EL DOLO EN EL CAMPO DEL Dº PRIVADO 1. Promotoras en el supermercado. El dolo actúa como agravante de la responsabilidad del deudor. En el ámbito de la ejecución de los actos y contratos. POSITIVO: Consiste en hacer uno mismo o en hacer por otro cosas que dan lugar a creer lo que no es. 4. El dolo actúa como elemento del delito civil. DOLO MALO (Concepto de Labeón): Reuniendo ciertos requisitos puede constituir vicio del consentimiento. 84 . Ej. En el ámbito de los delitos civiles. Actos jurídicos de buena fe. En el ámbito de la celebración de actos y contratos. DOLO BUENO: Normales y lícitos artificios utilizados en los negocios para motivar a la otra parte a que celebre un acto o contrato. por lo que no constituye un vicio del consentimiento. INCIDENTAL: Es aquél que no induce a celebrar el acto o contrato. 5. 6. DETERMINANTE: Es aquél que ha sido la razón determinante de la declaración de voluntad. CLASIFICACIONES DEL DOLO 1. 3. En el dolo bueno no hay intención de engañar o defraudar. EFECTOS DEL DOLO Hay que distinguir entre: a. sin el cual la otra parte no habría contratado. Para que el dolo vicie la voluntad necesariamente tiene que ser dolo determinante. El dolo actúa como vicio del consentimiento 2. 3.

Principio: “Quisiste engañado. pero igual quisiste. el acto jurídico es válido. Debía pactarse. Tenía. por la cual cada una de las partes se hacía prometer por su contraparte una suma de dinero. Situación en el ius honorarium: Remedios creados por Fundamen el pretor to Supuesto Finalidad 1. Que fuera determinante. y parte del clásico. Que tratándose de actos jurídicos bilaterales. Beneficiaba únicamente al acreedor. Si el dolo no es determinante. las siguientes limitaciones: a. c. por no existir voluntad. 2. eso sí. pero la víctima tiene derecho a ser indemnizada por quien lo ha fraguado o se ha beneficiado con él. Sólo operaba en la stipulatio. el dolo no viciaba la voluntad. b. Situación en el ius civile: En el antiguo derecho. Actos de estricto derecho. Hay que distinguir entre la regulación del ius civile y la del ius honorarium. Actio doli Opera en caso de Castigar con una pena Acción penal engaño o pecuniaria a aquél que maquinación fraudulenta y había cometido dolo y 85 . Si el error no era esencial. b. caso en el cual el negocio no podía nacer. para el caso que ésta incurriese en dolo. no había medio de declarar la nulidad del negocio viciado.” Una primera excepción a esta regla se establece en materia de stipulatio con la cláusula de dolo.Requisitos: 1. Se permite a las partes incorporar esta cláusula. fuera obra de una de las partes. excepto cuando éste producía un error esencial (in negotia o in corpore).

Acción penal. FUERZA FÍSICA: Consiste en forzar materialmente al individuo a manifestar una voluntad que no es la suya. El acto que una persona 86 . Y en caso propter dolum falta de otra acción o de ser acogida se Acción de carácter excepción especiales que restablecían las cosas al procesal pudieran interponerse para estado en que se dejar sin efecto el acto o encontraban antes de la contrato celebrado celebración del acto o dolosamente. contrato. 5. anulándola por completo. al emplear el término metus. 1. 3. In integrum Dejar sin efecto un acto restitutio jurídico cuando había Opera subsidiariamente a existido dolo. Así. Los romanos. la fuerza física es una causa de ausencia de la misma. Se trata de una presión corporal que coarta la voluntad de la víctima. 2. C. La fuerza física suprime de tal manera la libertad que no hay manifestación de voluntad. Características de la actio doli. En caso de que la víctima del dolo haya sido Paralizar la acción demandada por quien obró deducida por el dolosamente para obtener el demandante alegando cumplimiento de las que éste había fraguado Dolo. mala obligaciones emananadas del y llevado a cabo una fe. maniobra dolosa. FUERZA O METUS VIOLENCIA O FUERZA: Conjunto de apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona con la finalidad de inducirla a prestar su voluntad para otorgar o celebrar un determinado acto jurídico. Sólo podía interponerse dentro del año siguiente a la celebración del acto viciado. más que un vicio de la voluntad. Personal. De carácter infamante. 4. patrimonial sufrido. en todas las hipótesis de perjuicios causados por cualquiera obtener la restitución a clase de la víctima de cuanto actos desleales y contrarios había dado o la al reparación del daño derecho. 2. Subsidiaria. contrato. 3. Puede ser física o moral. Exceptio doli Opera en el supuesto de que Defensa o excepción aún no ha sido ejecutada la obligación. aluden primordialmente a la fuerza moral o sicológica.

1. Hay que distinguir entre: a. No basta para viciar el consentimiento. Ser determinante. lugar y tiempo. Debe ser grave. contraria a la ley. dado que puede referirse a un mal contra ella misma o bien un mal que se causara a otra persona. ya que. Para calificar de grave a la fuerza no es necesario que quien vaya a sufrir el mal sea la víctima de la amenaza. por cuanto por sí solo no se le considera grave. Labeón nos dice que para que el metus constituyera vicio del consentimiento debía provocar un temor a un mal mayor como la esclavitud o la muerte. Es injusta la amenaza contraria a derecho. Para apreciar la gravedad se consideran factores tales como: sexo. 2. esto es. Debe ir encaminada a obtener efectivamente el otorgamiento o la celebración de un acto o contrato. REQUISITOS PARA QUE LA FUERZA VICIE EL CONSENTIMIENTO. b. condición. Y Gayo nos dice que lo es aquélla capaz de impresionar a un hombre muy valiente. en rigor. de modo que si no hubiese existido fuerza el acto o contrato no se habría otorgado o celebrado. 3. Actos jurídicos de buena fe. sin ninguna base de derecho por parte de quien la emplea. Debe ser injusta. Actos jurídicos de estricto derecho. Ser grave.  El temor reverencial: Es el solo temor a desagradar a las personas a quienes se debe respeto y sumisión. no ha existido voluntad.celebra forzada físicamente se considera inexistente. edad. FUERZA MORAL: Consiste en la creación de una situación de temor. Debe ser determinante. mediante una amenaza efectiva e injusta de un mal. Debe tratarse de una amenaza suficiente como para atemorizar a la parte que va a negociar y obligarla a manifestar una voluntad. Ser injusta. Hay que distinguir entre: 87 . 1. 3. 2.

Actio quod del negocio viciado por la víctima de la metus causa. In integrum para dejar sin efecto el como si éste no se restitutio propter acto o contrato viciado por hubiere realizado metus fuerza. Retrotraer las cosas al estado anterior. y hasta bien entrado el derecho clásico. negocio viciado. pero igual quisiste”. demandante.  ACTIO QUOD METUS CAUSA. poner a las partes Opera subsidiariamente. grave y pretensiones del ejecución del metus causa. Solución del ius civile: En un comienzo. podía obtener la condena del demandado al pago de una suma igual al cuádruple de la disminución patrimonial que había sufrido. aun cuando esté irregularmente determinada. nunca. a en la condición falta de otra acción o anterior a la excepción especiales que conclusión del pudieran interponerse negocio viciado 3. demandado oponerse a las práctico de la no 2. quien se aprovechó de ella. Con esta acción. la fuerza no viciaba el consentimiento. en caso de intentarse dentro del año que se sufrió la violencia. la víctima. en caso de prosperar la acción. es decir. salvo 88 . fuerza Opera bajo el supuesto de que la víctima de la fuerza Paralizar la haya sido demandada por petición o acción el autor de la misma o por del demandante. por lo cual la voluntad. determinante. Solución del ius honorarium: Surgen distintos remedios procesales creados por el pretor: REMEDIOS FUNDAMENTO SUPUESTO FINALIDAD Castigar al demandado y obtener una reparación Opera cuando los efectos patrimonial para 1. El efecto de esta acción va a depender de la actitud que adopte el demandado. Es así como surge el principio: “Quisiste violentado. existe y el acto debe producir sus efectos. Exceptio quod injusta. fuerza habían tenido lugar. 1. llegándose de esta permitiéndose al forma al resultado Fuerza moral. 2.

2. Real. II. Posible. a. una vez acogida la acción. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA COSA QUE SE TRATA DE DAR O ENTREGAR 1. que el demandado. DEBE SER REAL. El objeto debe existir o al menos esperarse que exista al tiempo de efectuarse la declaración de voluntad. restituyera la cosa o su valor. Compra que recae sobre una cosa futura. Posibilidad. 89 . Si la acción se ejerce transcurrido ya un año desde que se sufrió la fuerza. b. OBJETO Concepto: Las cosas materiales o inmateriales (hechos) que se debe de dar. a. voluntariamente. la condena sólo podrá alcanzar al monto del perjuicio. 2. Licitud. Lícita. hacer o no hacer. Determinado. Determinación del objeto. Si el objeto se espera que exista se habla de negocio sobre cosa futura y se distingue: a. Los frutos de tal plantación. Comerciable. 1. REQUISITOS DEL OBJETO Hay que distinguir dos tesis: 1. Lícito. Determinada. El negocio jurídico recae sobre la cosa misma. Requisitos que debe reunir la cosa que se trata de dar o entregar 3. Ej. Posible. Requisitos que debe reunir el hecho que se debe o no ejecutar 2. 1. b. 3. c. 5. 4. Las cosas materiales o inmateriales sobre las que recae el acto jurídico.

por cuanto rige el principio de que “el género no perece”. destinación o por ley. es decir. B. 3. La determinación puede ser en cuanto a género o especie. Importancia de la determinación. En relación a la distinción entre actos de estricto derecho y de buena fe. el caso fortuito o fuerza mayor libera al deudor. al igual como ocurre hoy. El objeto debe estar individualizado en su entidad física o bien señalado por su cantidad al momento de celebrarse u otorgarse el acto. al orden público y a las buenas costumbres. esto es. Los peces que se pesquen o las aves que se cacen. puesto que valían al tenor de lo pactado. 2. A lo imposible nadie está obligado. En los actos de estricto derecho. La imposibilidad puede ser física o jurídica. Jurídica o moralmente imposible es aquel objeto que es contrario a la ley. cuando el objeto se determina en género. hay que distinguir: Si el objeto está determinado como género. Si el objeto está determinado como especie. Ej. Físicamente imposible es el objeto que es contrario a las leyes de la naturaleza física. Un sujeto se obliga a comprar todo el paño necesario para hacer un terno. DEBE SER DETERMINADA O DETERMINABLE. 90 . el caso fortuito o fuerza mayor no libera al deudor. DEBE SER COMERCIABLE. DEBE SER POSIBLE. 4. no haber sido excluida de él por su naturaleza. En los actos de buena fe. a menos que se hubiese establecido expresamente. Ej. Debe encontrarse dentro del comercio humano. se cumplían entregando cualquier cosa del género sin importar su calidad. Compra que recae sobre una esperanza. las cosas que lo componían debían ser a lo menos de una calidad media o mediana. A. Cuando perecen las cosas que son objeto de un contrato como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. b. que el acto o contrato contenga reglas que permitan su ulterior determinación. El negocio jurídico versa sobre la esperanza o la suerte.  Otra posibilidad es la DETERMINABILIDAD del objeto. La cosa debe ser susceptible de dominio o posesión por los particulares.

Causa entendida como título. Son las normas que aseguran el respeto de un mínimo de orden juzgado como indispensable para el mantenimiento de la organización social. Cuando no es contrario a la ley. Debe ser determinado. Requisitos que debe reunir el hecho que se debe o no ejecutar.J. CAUSA Acepciones de la expresión causa en el ámbito del derecho privado: 1. TEORÍAS OBJETIVAS TEORÍA DE LA FUNCIÓN ECONÓMICA-SOCIAL 91 . 3.J. acto jurídico o negocio que sirve de antecedente a otro. Causa entendida como motivo o finalidad que induce a celebrar un acto o contrato. Causa entendida como fuente de las obligaciones. Aquél que es física y moralmente posible. Concepto de buenas costumbres: Es un concepto elástico que responde al sentido moral de la conciencia social valorado en orden a los fines del O. 2.b. Debe ser lícito. BREVE REFERENCIA A LAS TEORÍAS SOBRE LA CAUSA CONCEPCIÓN CLÁSICA 1. 4.. III. 1. Causa entendida como cumplimiento de las solemnidades en los actos jurídicos de estricto derecho. hecho. dándole una orientación o sentido. 2. 3. Debe ser posible. Concepto de orden público: Conjunto de principios básicos e instituciones fundamentales en que se apoya el O. al orden público o a las buenas costumbres.

inútil y artificial.  La teoría subjetiva dice que hay que analizar los motivos sicológicos. Condictio causa data causa non secuta 3. 1. ya que la causa es lo mismo que objeto.  La teoría anticausalista se basa en los defectos de las otras teorías. al orden público y a las buenas costumbres. Efectos de la falta de causa o su ilicitud en los actos de buena fe.2 Derecho Honorario 1. es un elemento falso. EFECTOS DE LA FALTA DE CAUSA O SU ILICITUD EN EL Dº ROMANO 1. 92 . 2. Efectos de la falta de causa 2. Debe existir realmente. Condictio indebiti 2. Debe ser real. TEORÍAS SUBJETIVAS 3. Requisitos de la causa. Condictio sine causa 5. En caso de no haber causa el acto jurídico no producía efectos jurídicos. Efectos de la falta de causa o su ilicitud en los actos de estricto derecho o su ilicitud en los actos de buena fe. Es causa ilícita aquélla contraria a la ley. Condictio ob turpem vel iniusta causa 4.2. y si ésta era ilícita permitía anular los efectos del mismo. 1. Dice que la causa no sirve. Condictio ex causa furtiva Hay que distinguir entre: 1. Debe ser licita. TEORÍA ANTICAUSALISTA  La teoría objetiva dice que para determinada clase de actos la causa será la misma. 1 Derecho civil 1.

2. Efectos de la falta de causa o su ilicitud en los actos de estricto
derecho. Hay que distinguir entre:

2.1 Derecho civil. En una primera época los negocios del ius civile
eran abstractos; no interesaba la causa ni tampoco la licitud de la
misma.

2.2 Derecho honorario. La intervención del pretor permitió crear
herramientas cuya finalidad era dejar sin efecto actos y contratos de
estricto derecho en caso de carecer de causa o ser ésta ilícita.

PRINCIPALES CONDICTIOS RELACIONADAS CON LA AUSENCIA
DE CAUSA O SU ILICITUD

Herramientas Fundamento Supuesto Finalidad
1. Condictio Enriquecimient Perseguir la restitutio
indebitii. o sin causa. de lo dado o pagado.
Exigir a quien no ha
2. Condictio cumplido la
causa data causa Enriquecimient restitución de lo
non secuta. o sin causa. entregado.
Oposición al
enriquecimien
to sin causa,
para el evento
de la falta de
causa, y la
oposición al
enriquecimien
to ilícito, Recuperar lo pagado
3. Condictio ob para el evento por una causa o
turpem vel de la causa Enriquecimient motivo ilegal o
iniusta causa. ilícita. o ilícito. inmoral.
Dejar sin efecto los
4. Condictio sine Enriquecimient actos que carecen de
causa. o sin causa. causa.
Dejar sin efecto
cualquier acto jurídico
que se hubiera
realizado respecto de
una cosa hurtada
5. Condictio ex Enriquecimient luego de cometido el
causa furtiva. o ilícito. delito de hurto.

93

IV. SOLEMNIDADES EN LOS CASOS QUE LA LEY LO EXIJA

SOLEMNIDAD: Es aquel medio de exteriorización de la declaración de
voluntad de una manera predeterminada y concreta que exige la ley.

Hoy en día, la regla general es que los actos no sean solemnes. Ej. de
actos jurídicos solemnes: testamento, matrimonio, compraventa de
inmuebles, etc.

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS. Normalmente se utilizan las
expresiones formalidad y solemnidad como sinónimas, pero
estrictamente existe entre ellas una relación de género a especie. Así,
podemos decir que las formalidades son ciertas exigencias de forma o
externas, establecidas por la ley por distintas razones u objetivos. Se
distinguen cuatro categorías:

1. Formalidades por vía de prueba. Limitan los medios de
prueba que se pueden utilizar para demostrar la existencia
de un acto. Si no se cumple con éstas, la sanción es la
imposibilidad de probar el acto mediante ciertos medios
probatorios que la ley establece.

2. Formalidades habilitantes. Son los requisitos exigidos
por la ley para completar la voluntad de un incapaz o para
protegerlo. Consiste en la autorización de una persona
determinada o bien de la justicia. Si no se cumple con éstas
la sanción es la posibilidad de privar de efectos al acto
mediante declaración judicial.

3. Formalidades por vía de publicidad. Su finalidad es
proteger a los terceros que pueden verse alcanzados por lo
efectos de un acto jurídico, de forma tal que si no se
cumplen las formalidades puedan hacer valer la
inoponibilidad como sanción, esto es, que no les afecten los
efectos del acto jurídico.

4. Formalidades propiamente tales o solemnidades. Se
pretende cautelar la expresión de la voluntad misma,
manifestarla válidamente mediante el empleo de ciertas
formas. Afecta la existencia del acto jurídico en caso de no
cumplimiento.

Las solemnidades no se presumen, sólo existen en virtud de un texto
expreso de la ley.

94

CAPACIDAD

CAPACIDAD: Aptitud de la persona para gozar; es decir, ser titular de
derechos y poder ejercerlos por sí misma. La capacidad se clasifica en
capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Esta terminología no es
romana. Los término utilizados en Roma para explicar la posición de un
individuo respecto del O.J. son caput y status.

Art. 1445 inc. 2: “La capacidad legal de una persona consiste en
poderse obligar por si mismo, y sin el ministerio u la autorización de
otra”.

CAPACIDAD DE GOCE: Aptitud legal para ser titular de derechos y
correlativamente sujeto pasivo de obligaciones.

CAPACIDAD DE EJERCICIO: Aptitud legal de la cual puede disponer
un sujeto de derechos para ejercer los derechos de los cuales es titular,
sin el ministerio o autorización de otra persona.

ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL ACTO JURÍDICO

Son aquéllos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto, pero
las partes pueden introducirlos o agregarlos mediante cláusulas
especiales. Llamados también modalidades.

Los más importantes son:

1. Condición.
2. Plazo.
3. Modo.

CONDICIÓN

CONDICIÓN: Hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o
extinción de un derecho.
ELEMENTOS DE LA CONDICIÓN.

a. Hecho. Puede consistir en un hecho u omisión.
b. Futuro.
c. Incierto.

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES

1. Positivas y Negativas Simplemente potestativas

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CAUSALES: Su verificación (cumplimiento o incumplimiento) depende de un azar o de un hecho o voluntad de un tercero. Criterio: Se atiende a la causa del evento. Si yo quisiera. Simplemente potestativa. Depende del arbitrio. 2. Si te casas con Claudia. 96 . Criterio: Se atiende a la naturaleza del evento. POTESTATIVAS Y MIXTAS. Posibles e Imposibles 4. Si llueve. o del azar. Ej. NEGATIVA. Si vas a Roma. Consiste en que no acontezca un hecho (omisión). de la sola voluntad del acreedor o deudor. del querer. CAUSALES. porque se entienden carentes de seriedad. Licitas e Ilícitas 5. POSITIVA O NEGATIVA. 3. Mixtas 3. Ej. o bien de la voluntad de un tercero o de un complejo de circunstancias en el cual estén en juego voluntad y azar. según si la realización o verificación del evento depende de la voluntad de uno de los interesados. Ej. Potestativas Meramente potestativas . b. 2. Causales. Depende de un hecho voluntario que debe realizar el acreedor o deudor. Pueden clasificarse en: a. si Ticio va a Roma. Suspensivas y Resolutorias 1. según si exige o no la realización de un hecho. POTESTATIVA: Depende de la voluntad o de un hecho del acreedor o del deudor. Las condiciones meramente potestativas son nulas. POSIBLES E IMPOSIBLES. Ej. MIXTA: Depende en parte de la voluntad del acreedor o deudor y en parte de la voluntad de un tercero o del azar. POSITIVA: Consiste en que acontezca un hecho. Meramente potestativa.

Términos positivos: El acto es nulo salvo en las disposiciones testamentarias. siendo válidas las disposiciones. 1. LÍCITAS E ILÍCITAS. EFECTOS DE LAS CONDICIONES IMPOSIBLES Hay que distinguir: 1. 5.POSIBLE: El hecho en que consiste es física y moralmente posible. ESTADOS EN QUE PUEDE ENCONTRARSE UNA CONDICIÓN 97 . siguiendo el principio favor testamenti. IMPOSIBLE: El hecho en que consiste es físicamente imposible. la asignación era pura y simple. se tenía por no escrita la condición. mientras no se cumpla suspende la adquisición de un derecho. Si son físicamente imposibles. SUSPENSIVA: Es aquélla de la que depende el nacimiento de un derecho. hay que distinguir si está redactada en términos positivos o negativos. RESOLUTORIA: Es aquélla de la que depende la extinción de un derecho. 4.  Para los Proculeyanos era inválida la disposición.2 Términos negativos: Se considera que el acto es puro y simple. 1.1. ILÍCITA: Aquélla contraria a la ley. SUSPENSIVA Y RESOLUTORIA. 2. salvo en las disposiciones testamentarias.  Para los Sabinianos. o sea cuando de ella depende la cesación o extinción de los efectos de un negocio jurídico que originalmente es eficaz. al orden público y a las buenas costumbres). LÍCITA: Aquélla no contraria a la ley. Si son moralmente imposibles: El acto es nulo. al orden público y a las buenas costumbres. (contrario a las leyes de la naturaleza física) o moralmente imposible (contrario a la ley. se tiene por no puesta la condición. al orden público y a las buenas costumbres.

la condición se encuentra cumplida cuando acaece el hecho en que consiste la prestación. La manera más común de establecer un plazo es fijar un día. De esta forma para diferenciar un verdadero plazo de una condición los juristas distinguen entre dies certus y dies incertus. a. Futuro. Cierto. se encuentra fallida cuando se verifica el hecho.  Si es negativa. Lo está cuando el acontecimiento futuro e incierto se verifica. Ej. 98 . pero igualmente la condición puede estar referida a un día. CUMPLIDA. Lo está cuando el hecho en que consiste aún no se ha verificado. Hay que distinguir entre:  Si es positiva. FALLIDA. pero todavía puede realizarse.  Si es negativa. y además un plazo puede no estar referido a un día y aparentar ser condición.PENDIENTE. La certidumbre o incertidumbre se pueden referir al an (“sí”) o al quando (“cuando”). 2. se encuentra fallida cuando se adquiere la certeza que el hecho no acaecerá. 3. Hecho. Ticio se obliga a dar una carroza transcurridos 20 días de celebrada la stipulatio.  Si es positiva. Elementos del plazo: 1. la condición se encuentra cumplida cuando se llega a tener la certeza de que el hecho en que consiste no acaecerá. desconociéndose si este acontecimiento a que está sujeto el negocio puede producirse o no. Dies certus an certus quando (se sabe que ocurrirá y cuándo sucederá) PLAZO. Es necesario distinguir según si es positiva o no. Condición no cumplida. EFECTOS DE LAS CONDICIONES (Ver esquema) PLAZO PLAZO: Hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho.

Convencional. Expreso y Tácito 3. b. el juez o la ley. CONVENCIONAL: Establecido por las partes. Determinado e Indeterminado 4. Dies certus an incertus quando (se sabe que ocurrirá. 3. EXPRESO Y TÁCITO. La muerte de una persona. pero no se sabe cuándo) PLAZO. Ej. Dies incertus an certus quando (no se sabe si ocurrirá. pero de ocurrir. 99 . Dies incertus an incertus quando (no se sabe si ocurrirá ni tampoco cuándo) CONDICIÓN. pero no se sabe cuándo. Te regalaré mi carroza el día que se case Ticio. SUSPENSIVO Y EXTINTIVO. Te daré mi carroza el día que muera Ticio. EXPRESO: Formulado en términos explícitos por las partes. LEGAL: Establecido por la ley. Ej. TÁCITO: Aquél que es necesario e indispensable para cumplir con el acto o contrato. c. Legal y Judicial 2. JUDICIAL: Establecido por el juez. Ej. DETERMINADO: Aquél en que se sabe cuándo ocurrirá el hecho futuro y cierto en que consiste el plazo. Ej. SUSPENSIVO: Hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio de un derecho. DETERMINADO E INDETERMINADO. se sabe cuando será) CONDICIÓN. CONVENCIONAL. 2. d. Suspensivo y Extintivo 1. Te regalaré mi carroza cuando cumplas 20 años. LEGAL Y JUDICIAL. CLASIFICACIONES DEL PLAZO 1. El 1 de enero de 2005. INDETERMINADO: Aquél en que se sabe que el hecho en que consiste el plazo ocurrirá. 4. Ej.

Se torna exigible la obligación. nunca fallido. 4. el deudor podía paralizar la acción de cobro. b. b. Efectos del plazo suspensivo. En un principio no se admitió el efecto del plazo extintivo. 2. 1. EFECTOS DEL PLAZO Hay que distinguir entre plazo suspensivo y extintivo. El negocio produce todos sus efectos.2 Solución del derecho romano. como un pacto de resolución sujeto a plazo suspensivo. Hay que distinguir si el plazo está pendiente o cumplido: PENDIENTE. Así: 1. Hay que distinguir: b. Efectos del plazo extintivo.EXTINTIVO o resolutorio: Hecho futuro y cierto del cual depende la extinción de un derecho. pues es siempre cierto. aunque no sea exigible la obligación.1 Si está pendiente: El acto existe y el derecho es exigible. 3. no corre la prescripción extintiva. Hay que distinguir: b. 100 . El plazo suspensivo no afecta la existencia del derecho sino sólo su ejercicio. El acto produce sus efectos como si fuera puro y simple. CUMPLIDO. El acreedor no tiene derecho a demandar el cumplimiento de la obligación. a.1. Si cumplido el plazo el acreedor demandaba el cumplimiento. paga bien y no tiene derecho a repetir lo pagado. 2. Se pueden solicitar medidas conservativas. Corre la prescripción. pero sí el plazo resolutorio.2 Si está cumplido: Se extingue el derecho y su correlativa obligación.1 Solución del derecho moderno.1. Si el deudor paga. pudiendo el acreedor demandar su cumplimiento. ESTADOS DEL PLAZO Sólo puede estar pendiente y cumplido. b. No siendo exigible la obligación.

la condición suspensiva puede serlo tanto en actos gratuitos como onerosos. 2. Ej. en cambio. si el deudor paga. El plazo suspensivo suspende el ejercicio de un derecho que ya nació. EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS 101 . El modo no afecta la existencia de los efectos del acto. Ambos son elementos accidentales del acto jurídico. 3. 1. 3. En ambos el acreedor puede solicitar medidas conservativas. si el deudor paga. El primero es un acto gratuito sujeto a un modo y el segundo. 2. en cambio. que no persiguiera un fin ilícito. MODO Es el gravamen impuesto al beneficiario de una liberalidad en orden a destinar el todo o parte de ella a un determinado fin lícito. Imponer al beneficiario un gravamen. pareciera lo mismo decir “Doy 100 a Ticio para que haga un monumento” que “Doy 100 a Ticio si hace un monumento”. Que Ticio sea mi heredero. 2. mientras no se cumpla la condición suspensiva los efectos del acto no han nacido. 2. Pendiente el plazo suspensivo. en cambio. en cambio. 1. El modo no suspende. un hecho incierto. PARALELO ENTRE PLAZO Y CONDICIÓN Similitudes. El plazo es un hecho cierto y la condición. Diferencias. Características del modo. paga bien y no tiene derecho a restitución. pero que en el fundo que recibe levante un monumento funerario en mi memoria. la condición suspensiva suspende el nacimiento de un derecho. 3. paga mal y tiene derecho a restitución. Ambos son hechos futuros. A simple vista. un acto gratuito sujeto a una condición. pero obliga. la condición suspende pero no obliga. en cambio. El modo sólo se puede incluir en actos gratuitos. PARALELO ENTRE MODO Y CONDICIÓN SUSPENSIVA 1. pendiente la condición suspensiva. 1. El acto de que se trate debe ser gratuito.

Legal y Voluntaria Clases de representación Directa e Indirecta 1. DIRECTA: Aquélla en que los actos o declaraciones de la voluntad realizados por el representante producen sus efectos directamente con relación al representado. los actos de familia y de estado civil producen efectos erga omnes. 2. Elementos: a. 102 . Reconocimiento de un hijo. sexo o situación mental están incapacitadas de actuar por sí y han de hacerlo por medio de tales representantes. pudiendo ser perfecta (directa) o imperfecta (indirecta). TERCERO: Persona que ni directamente ni representada concurre a la generación de un acto jurídico. de conformidad con el cual aquél procederá en lo sucesivo a nombre de éste. Ej.CONCEPTO: Conjunto de derechos y obligaciones que de él emanan. en su patrimonio. En general. LA REPRESENTACIÓN Estamos ante una representación cuando la manifestación de voluntad declarada en un acto jurídico es realizada por una persona distinta a favor o a cargo de la cual se quieren producir los efectos del negocio jurídico. VOLUNTARIA: Aquélla concertada por un acto de voluntad del representado a favor del representante. Que una persona ejecute un acto o celebre un contrato. Actos ERGA OMNES: Son los actos que por su propia naturaleza producen efectos respecto de todos. DIRECTA E INDIRECTA. Conceptos relacionados: PARTE O PARTES: Personas que directamente o representadas concurren con su voluntad a la generación de un acto jurídico. LEGAL Y VOLUNTARIA. LEGAL: Aquélla concedida por la ley a determinadas personas otras que por su edad.

la posibilidad de adquirir la posesión mediante un procurator. Si se dan estos supuestos se producen los efectos propios de la representación directa: el acto o contrato no obliga o beneficia al representante sino al representado. ya que cuenta con los miembros de su propia familia que están sujetos a su potestad. b. pero en nombre propio. c. pero no produce efectos porque los herederos rechazan la herencia. INDIRECTA: Aquélla en que los efectos de la declaración de voluntad o de la actuación del representante se producen en favor y en contra del mismo. el pater no necesita recurrir a personas extrañas. Que en la ejecución del acto o en la celebración del contrato actúe a nombre de otra. Que el representante esté facultado para ello por la ley o por voluntad del representado. Entonces es inválido. En un comienzo los actos jurídicos en Roma son formales. transferir estos efectos al representado. En ella el representante obra por cuenta del representado. por lo que se precisan nuevos actos jurídicos para que los referidos efectos pasen al representado. existiría un cierto reconocimiento de la representación directa en ciertas soluciones. Del mismo modo la regulación dada a la representación reconocida a tutores y curadores. para luego. exigiéndose la intervención personal y directa de las partes. Ej. como por ejemplo. En todo caso. y el efecto práctico de las acciones adjectitia qualitatis. mediante otro acto jurídico. La constitución de la familia romana. 103 . en el sentido que los efectos del negocio jurídico se produzcan exclusivamente en la persona del representante. b. El no haber aceptado la representación directa como principio general se explica por: a. El testamento válidamente elaborado. El acto inválido es ineficaz. y los utiliza para la celebración de los negocios. INVALIDEZ O INEFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO Se habla de invalidez cuando un acto jurídico presenta anormalidades que afectan la existencia o producción de efectos de un acto jurídico o bien que permiten la cesación de ello.

2. 2. Opera de pleno derecho. El acto puede ser confirmado. 2. Existe anulabilidad cuando el negocio produce todos sus efectos. ANULABILIDAD. Ratificación (renuncia al derecho que se tiene de reclamar la convalidación del acto). no requiere declaración judicial. pero está amenazado de impugnación por parte del interesado. 1. RESUMEN GUÍA Nº 5. cuando intervengan las circunstancias previstas por la ley para ello. NULIDAD. 3. 3. actio o exceptio). 1. Principales maneras de convalidación: 1. Transcurso del tiempo (la invalidez inicial puede sanarse por no ejercitar los medios de impugnación.Un acto ineficaz no necesariamente es inválido. Características.J. LA CONVALIDACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO Es la validación del negocio inválido. de forma tal que no produce ningún efecto jurídico. No es susceptible de confirmación en atención a que se trata de un acto inexistente. Existe nulidad cuando el vicio es tan esencial que para el O. Debe ser solicitada por el individuo a quien el acto perjudique. 1ª Parte DERECHO ROMANO PROF. No opera de pleno derecho. Puede ser invocada por cualquiera. Y no produce efectos porque puede faltar un presupuesto (requisitos de existencia. requiere declaración judicial. Remoción de la causa (en algunos casos. EDO. es como si el negocio no existiera. Características. el negocio inválido se torna válido por desaparecer la causa o razón de la anulabilidad). requisitos de validez). simplemente no produce efectos. DARRITCHON CONCEPTO DE COSA 104 . 3.

105 . CONCEPTO DE BIEN Son las cosas que prestando una utilidad para el hombre son susceptibles de apropiación. Hoy en día. existiendo entre ambos conceptos un relación de género a especie. los bienes. CLASIFICACIONES PRINCIPALES. no sólo lo que forma parte del mundo exterior y sensible.Para los romanos res es todo objeto del mundo exterior que produce satisfacción al sujeto de derecho. con la palabra cosa se designa todo lo que existe y que puede ser de alguna utilidad o ayuda a los hombres. una entidad material o corporal. por lo cual la palabra se aplica tanto a los objetos que se encuentran dentro del patrimonio de alguien como aquéllos que no han sufrido tal apropiación. pero no todas las cosas son bienes. la especie. es decir. autoridad Patrimonio Empresa Pueblo LAS COSAS Y LOS DERECHOS REALES CLASIFICACIÓN ROMANA DE LAS COSAS A. De lo dicho resulta que todos los bienes son cosas. Acepciones de la palabra cosa: Utilidad Arte República Interés Profesión Poder. sino con la inteligencia. sino también todo aquello que tiene vida en el mundo del espíritu y que se percibe. no con los sentidos. las cosas son el género.

4.3 Cosas santas.2 Cosas religiosas. Fundos rústicos y urbanos y las casas Las que no son mancipi son nec mancipi. 3. 2. Ej. I. 1.I. CLASIFICACIONES MENOS IMPORTANTES.2 Cosas públicas. Por destinación. Res divini iuris: 2. Servidumbres prediales rústicas constituidas sobre dichos fundos. 1. 2. Por adherencia.1 Semovientes. ubicadas en Italia y los lugares donde rigiera el ius italicum. II. Res humani iuris: 2. 1. Por anticipación. {Cosas muebles} Y {Cosas inmuebles} 1. 2. Caballos. Animales grandes de tiro y carga que suelen domarse por el lomo. 1.1 Cosas sagradas. 2. 1. {Cosas que están dentro del comercio humano} Y {Fuera del comercio humano}.1 Cosas comunes. Res nullius. III. Por naturaleza: 1. IV. Por naturaleza. 3. 2.2 Inanimadas. 3. Esclavos. 1. 2.3 Cosas de la ciudad y de las corporaciones. 1. {Cosas corporales} Y {Cosas incorporales} B. {Cosas fungibles} Y {Cosas no fungibles} 106 . Res derelictae. {Cosas mancipi} Y {Cosas nec mancipi} 1. Cosas privadas.

2. Ej. Consumo natural. Simples. Pendientes. Cosas santas. Se dividen en: 1. senadoconsulto o constitución. 2. 1. Percibidos. Podidos percibir. Mediante una ceremonia religiosa de afectación han sido consagradas al culto de los dioses por una ley. DENTRO DEL COMERCIO HUMANO Y FUERA DEL COMERCIO HUMANO. V.2 existentes ESTADOS Frutos civiles 1. Frutos 3. Cosas sagradas. como los muros y puertas de la ciudad. Intelectualmente divisibles. Res divini iuris. pero han sido puestas al amparo de la divinidad. Cosas sustraídas del comercio o de la propiedad privada por consideración al fin divino al que se encuentran destinadas. De derecho. cuya violación implica pena capital. Sepulcros. bosques sagrados. 1. {Cosas principales} Y {Cosas accesorias} 1. CLASIFICACIONES PRINCIPALES. 2. Materialmente divisibles. en razón de los fines para los cuales están destinadas.II. 2. No son destinadas al culto. Separados. No son susceptibles de ser adquiridas por los particulares. 3. 107 . Consumo civil. 2. IV. 3. A.1 consumidos 3. {Cosas divisibles} Y {Cosas indivisibles} 1. Se dividen en: a. 2. {Cosas singulares} Y {Cosas universales} 1. Templos. {Cosas consumibles} Y {Cosas no consumibles} 1. Podidos percibir. Cosas religiosas. 2. Pendientes. Han sido consagradas a los dioses manes (muertos) Ej. Complejas. 4. 3. Fuera del comercio humano. III. De hecho. Percibidos.

b. 2. Esta distinción poco a poco va perdiendo importancia. Cosas privadas. Las cosas públicas. Nec mancipi: Todas las demás. b. y en el caso de las cosas religiosas. Mancipi: “Cosas que tenemos en propiedad”. Su dominio pertenece al populus romanus y su uso es común a ciudadanos y peregrinos. Eran las más importantes y preciadas del patrimonio de una persona por ser las más útiles para la agricultura. porque el dueño las ha abandonado con la intención de desprenderse de su dominio (res derelictae). Cosas públicas. in iure cessio. y las que se adhieren permanentemente a ellas (inmuebles por accesión o por 108 . sino que atiende a criterios jurídicos y de interés social. su dominio no pertenece a nadie. Cosas que actualmente no pertenecen a nadie. Se clasifican en: a. 2. ya sea porque nunca han tenido dueño (res nullius) o bien. calles. de las corporaciones y de derecho divino dejan de estar fuera del comercio humano cuando cesa la destinación particular que les da ese carácter. Son susceptibles de apropiación por los particulares. Vías pretorianas y consulares. Cosas de la ciudad y de las corporaciones. Ej. Ej. teatros. Se dividen en: 1. Dentro del comercio humano. como las tierras y las minas. puertos y ríos que no se secan jamás. se llama profanatio. MANCIPI Y NEC MANCIPI (distinción exclusivamente romana). Mancipatio. Ej. pero que son susceptibles de ser adquiridas en dominio. Hoy la distinción no se apoya en una base puramente física. Podían transferirse por simple traditio o entrega. circos. 3. Para transferir el dominio quiritario sólo pueden emplearse modos de adquirir propios del ius civile. Res humani iuris. Cosas comunes. Aire. Muebles: Las que pueden transportarse de un lugar a otro. MUEBLES E INMUEBLES. Inmuebles: Las que no pueden transportarse de un lugar a otro. especialmente con el reconocimiento de la llamada propiedad bonitaria. 3. El acto por el cual una cosa deja de estar fuera del comercio humano se llama desafectación. Nuestro legislador señala que son INMUEBLES las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro (inmuebles por naturaleza). Plazas. Ej. Actualmente están en el patrimonio de alguien. Todas las cosas que están fuera del comercio humano y no son divini iuris. Por su naturaleza están destinadas al uso de todos los hombres.

adherencia), como los edificios y los árboles arraigados al suelo. Existen también los
inmuebles por destinación, bienes muebles que la ley reputa inmuebles por estar
permanentemente destinados al uso, cultivo y beneficio de un inmueble (esta categoría no
fue vislumbrada por los romanos). Asimismo, nos dice que son MUEBLES las cosas que
pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas mismas (semovientes. Ej.
Animales.), sea que se muevan por una fuerza extraña (inanimadas).

Además, los muebles pueden clasificarse en muebles por naturaleza y por anticipación.

Muebles por naturaleza son los que pueden transportarse de un lugar a otro.
Muebles por anticipación son los que la ley autoriza anticipar ficticiamente el carácter mueble; es
decir, su futura movilización. Ej. Las piedras de una cantera.

4. CORPORALES E INCORPORALES.

Corporales: Son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos.

Incorporales: Sólo tienen existencia ideal y consisten en meros derechos; es decir, carecen de
existencia material perceptible por los sentidos. Se perciben intelectualmente hablando, por
abstracción. Ej. Un derecho.

B. CLASIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

1. FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES.

Fungibles: Son las que, carentes de individualidad, pueden sustituirse unas por otras. Suelen ser
apreciadas en cantidad, peso y medida. Ej. Dinero; alimentos.

No fungibles: Son las cosas con individualidad propia, que no pueden sustituirse por otras. Ej. Un
traje mandado a confeccionar a un sastre. En el comodato el objeto es no fungible.

2. CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES.

Consumibles: Son las cosas que al ser utilizadas por el hombre, éste las consume; es decir, cuyo
uso trae aparejado su extinción, pudiendo distinguirse un consumo natural y otro civil.

Consumo natural: Aquellas cosas que se consumen desde su primer uso. Importa la extinción
física o la alteración de la sustancia de la cosa. Ej. Alimentos.

Consumo civil: La cosa perece únicamente para el que la emplea. Ej. Dinero. Uno se desprende de
él aun cuando físicamente no se ha consumido.

Ej. de cosa fungible no consumible objetivamente: un libro; un auto.
Ej. de cosa no fungible consumible: un brebaje preparado por la abuela con una receta única que ya
no puede reproducirse.
Ej. de cosa no fungible no consumible: monedas antiguas de colección.

Por regla general, las cosas consumibles son fungibles y viceversa.
No consumibles: Las que si bien el uso determina naturalmente en ellas el inevitable y lento
desgaste, el hombre obtiene de las mismas un provecho sin consumirlas. Ej. Ropa, libros.

109

3. DIVISIBLES E INDIVISIBLES.

Físicamente, todos los bienes son divisibles. Jurídicamente existen dos conceptos de divisibilidad,
uno material y otro intelectual.

Materialmente divisibles: Los bienes que pueden fraccionarse sin que se destruyan en su estado
normal ni pierdan notoriamente su valor al considerarse las partes en conjunto. Ej. Un fundo.

Intelectualmente divisibles: Las cosas que pueden fraccionarse en partes iguales, imaginarias,
aunque no puedan serlo materialmente. En la división intelectual o ideal lo que se divide no es la
cosa misma sino el derecho que los distintos titulares tienen sobre la cosa. Ej. Una casa.

4. SINGULARES Y UNIVERSALES.

Singulares: Son las que constituyen una unidad natural o artificial, simple o compleja.

Simples: Son las que tienen una individualidad unitaria; constituyen una unidad orgánica
independiente en que no es posible separar los elementos que la componen. Ej. Animal.

Complejas: Son las que constituyen un todo coherente como resultado de la conexión física de
cosas simples. Ej. Auto.

Universales: Son agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero
que forman un todo funcional y están relacionadas por un vínculo determinado. Ej. Biblioteca;
rebaño.
Se acostumbra dividirlas en universalidades de hecho y universalidades de derecho o
jurídicas.

Universalidades de hecho: Conjunto de bienes muebles que, no obstante conservar su
individualidad propia, forman un todo al estar unidas por un vínculo de igual destino,
generalmente económico.

Universalidades de derecho: Conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas
consideradas jurídicamente como formando un todo indivisible. Ej. Herencia.

5. PRINCIPALES Y ACCESORIAS.

Principal: Aquélla que determina la esencia y la función social del todo o conjunto; tiene existencia
por sí misma y representa la esencia del todo.

Accesoria: Aquélla que está destinada al servicio de otra, no absorbida en ella. Ej. El marco de un
cuadro.

Principio: “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.

LOS FRUTOS

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En un sentido amplio, fruto es lo que una cosa da o produce. Hay que distinguir entre producto y
fruto:
Producto: Es lo que una cosa da sin periodicidad o con detrimento de su estructura. Ej. Piedras de
una cantera.

Fruto: Es lo que una cosa da periódicamente y sin detrimento de su sustancia. Ej. Frutos y flores
de los árboles.

CLASIFICACIÓN DE LOS FRUTOS

Naturales: Son los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana.

Civiles: Son la utilidad equivalente que el dueño de una cosa obtiene al conceder a un tercero el uso
y goce de ella. Ej. Renta por arrendamiento de una propiedad; interés de un capital.

ESTADOS EN QUE PUEDEN ENCONTRARSE LOS FRUTOS

FRUTOS NATURALES.

1. Pendientes: Son los que están unidos a la cosa fructífera matriz.

2. Separados: Son los que ya no están unidos a la cosa fructífera matriz por cualquier razón.

3. Percibidos: Son los que, después de su separación, han sido tomados con la intención de tenerlos
como propios.
Dentro de éstos se distingue:
a. Consumidos: Son los que se han consumido verdaderamente o se han enajenado.
b. Existentes: Son los que se encuentran en poder del poseedor de la cosa fructífera.

4. Podidos percibir: Son los que de hecho el poseedor de la cosa fructífera no percibe ni
percibirá, pero que habría podido percibir si hubiese empleado la debida diligencia.

FRUTOS CIVILES.

1. Pendientes: Mientras se deben.

2. Percibidos: Desde que efectivamente se pagan.

111

TITULAR.). uso o habitación. 2 En cuanto al número Son limitados. Son derechos reales el de dominio. los de usufructo. Tiene el poder de aprovecharse total o parcialmente de la cosa. Tienen por objeto Pueden recaer sobre una cosa necesariamente una cosa indeterminada individualmente y que debe existir determinada sólo en su género. por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. que. SUJETO ACTIVO (Acreedor) Puede exigir de otro una determinada prestación.). 577 C. la obligación sino el hecho del deudor. el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales (art. Cosa corporal (cosa material o perceptible por los sentidos). DERECHOS PERSONALES SUJETO PASIVO (Deudor) Debe realizar la prestación. DERECHOS PERSONALES: Son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas. han contraído las obligaciones correlativas. De estos derechos nacen las acciones personales (art. OBJETO (La prestación) Lo que la persona obligada debe realizar. pues actualmente y estar la cosa no es el objeto inmediato de 3 En cuanto a su objeto individualizada. Relación de persona a persona. los de servidumbres activas. 578 C. contra del deudor. PARALELO ENTRE DERECHOS REALES Y PERSONALES Criterio D° reales D° personales Relación directa del titular con una cosa 1 En cuanto a la relación determinada. 5 En cuanto a su Nacen de un modo de Nacen de las llamadas fuentes de las 112 . Estas En cuanto a su Están protegidos por las sólo pueden ejercerse en 4 protección acciones reales. el de herencia. DERECHOS REALES COSA SOBRE QUE RECAE.C. o el hijo contra el padre por alimentos. como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado.C. Están protegidos por las acciones personales.ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS REALES Y PERSONALES DERECHOS REALES DERECHO REAL: Es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son ilimitados.

Comprende todas las facultades posibles de tener sobre una cosa. la ley). delitos. adquirir que a su vez obligaciones. con tal que no resulten afectadas en su integridad. CARACTERÍSTICAS DEL DOMINIO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES 1. 3. Prenda. Dº sobre cosa ajena a. Dº reales de goce b. Según su independencia o accesoriedad que estamos autorizados a de un derecho de crédito. no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (art.2.582 del C. Principales b. para gozar y disponer de ella arbitrariamente. requiere de un titulo que cuasicontratos. Ej. -Usufructo -Hipoteca -Servidumbre b. hipoteca. (contratos. Derecho a recoger los frutos que la cosa produzca.). b. De garantía: Garantizan el cumplimiento de una obligación. puesto que consiste en aplicarlas a la destinación que les es natural. IUS UTENDI o facultad de uso. En el Derecho Romano sólo podía recaer sobre una cosa corporal. Permite aprovechar los servicios que puede suministrar la cosa. Servidumbre. excepto sus productos y frutos. DERECHO REAL DE DOMINIO O PROPIEDAD Es el derecho real en una cosa corporal. usufructo. 2. Dº reales de garantía -Usufructo -Prenda -Servidumbre -Hipoteca Derechos reales sobre cosa ajena o limitativos del dominio: Son los establecidos a favor de una persona distinta del dueño y de ellos sólo nacen derechos limitados sobre la cosa. ejercer sobre una cosa. Dº sobre cosa propia b. Se subdividen en: De goce: Contienen las facultades de uso o goce directo de la cosa. a. Sólo es posible respecto de las cosas no consumibles. cuasidelitos y adquisición lo justifique. IUS FRUENDI o facultad de goce.C. Es el señorío absoluto sobre una cosa. Estas facultades son: a. Accesorios -Dominio.1. presuponen una relación de crédito a la que sirven de garantía. y por asimilación -Dominio -Prenda el de herencia. Es un derecho real amparado por la acción reivindicatoria. Ej. 113 . pero que el titular puede y debe hacerlos efectivos contra cualquier persona. Según el mayor o menor poder 2. sean civiles o naturales.

1. A. Limitaciones por motivos urbanísticos. La acción que se deduce contra el que se ha obligado a no efectuar ninguna obra nueva que cambie las vistas o prive de luz al fundo vecino y falta a su palabra. 2. El derecho del propietario de un fundo sobre el que se extendían ramas de árboles pertenecientes a otros fundos de exigir que fueran cortadas hasta una determinada altura. el propietario se halla privado del goce o se encuentra coartado en la disposición de la cosa es nuda propiedad. Derecho de consumir la cosa o disponer de ella legalmente.1. 6. Expropiación por causa de utilidad pública. enajenándola total o parcialmente. no se extingue por el transcurso del tiempo. Respecto de las cosas consumibles. 1.3. No tiene más limitaciones que las establecidas por la ley o las que resulten del derecho ajeno. Es perpetuo. 1. RESTRICCIONES AL DERECHO DE DOMINIO Derechos en cosa ajena. IUS ABUTENDI o facultad de disposición.3. gravándola o imponiéndole servidumbre. 2.1. 5.Limitaciones establecidas para regular las relaciones de vecindad. Es el señorío exclusivo sobre una cosa. la facultad que se manifiesta es el ius abutendi y no el ius utendi. c. Restricciones establecidas por la ley 1. al usarla. Limitaciones impuestas a los fundos ribereños. Cuando por efecto de derechos concedidos a otra persona. El derecho del propietario de un fundo de penetrar en los fundos vecinos para recoger los frutos producidos por las propias plantas que hubieran caído en ellos. Restricciones derivadas del respeto a los derechos ajenos Condominio. Limitaciones establecidas en interés público 2. DISTINCIÓN ENTRE PLENA Y NUDA PROPIEDAD Cuando los tres atributos se hallan reunidos estamos ante la propiedad plena. B. 114 . 2.2.2. 4.

donde la propiedad llegaba hasta las estrellas. a. 3. En el espacio aéreo. considerándose los minerales y los frutos. el dominio se extiende hasta donde lo requieran las necesidades del fundo. EXTENSIÓN DEL DOMINIO 2. EXTENSIÓN DEL DOMINIO A. Esto no existía en Roma. Aplicando el mismo criterio. la que puede hacerse de común acuerdo o por el juez. sin requerir la autorización de los demás. Cada codueño puede usar la cosa independientemente de los otros. Es la coexistencia de dos o más titulares del derecho de propiedad sobre una cosa. Condominio o copropiedad. Derechos en cosa ajena. El estado de comunidad termina por la división de la cosa común. Se extiende hasta donde lo requieran las necesidades del fundo. b. RESTRICCIONES DERIVADAS DEL RESPETO A LOS DERECHOS AJENOS. Cada comunero puede disponer libremente de su propia cuota. Sabemos que en el plano horizontal el propietario puede ejercer sus derechos conforme al uso normal del bien de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cada uno de los codueños adquiere la propiedad de los frutos en el momento de su separación y en proporción a sus cuotas. En el espacio aéreo. 4. 1. PRINCIPIOS QUE REGULAN LA COPROPIEDAD 1. sin perjuicio de las limitaciones de interés social que pudieran establecerse. 6. pero sin que lo priven de la facultad de disponer de lo suyo (ius abutendi). 115 . en el espacio aéreo. Nadie está obligado a permanecer en la indivisión. B. En el subsuelo. Ninguno de los codueños puede pretender derecho exclusivo sobre la cosa entera ni sobre una parte determinada de ella. ya que cada uno tiene sobre la cosa entera un derecho limitado en su extensión por el que corresponde a los demás. 5. En el subsuelo. 2. 1. Implican una limitación al dominio en virtud de la cual alguna o algunas de las facultades que corresponden al propietario (ius fruendi o ius utendi) han pasado a otras personas.

REQUISITOS O ELEMENTOS Para ser propietario quiritario es necesario el concurso de las siguientes condiciones: a. pero: b. adjudicatio. usucapion). Legitimidad en el modo de adquirir. Idoneidad de la cosa. PROPIEDAD QUIRITARIA. El objeto puede ser mueble o inmueble.2 Cosas nec mancipi: Pueden transferirse tanto por un modo del ius civile como del ius gentium (ocupación. Auténtica y única propiedad reconocida por el O. b. PROPIEDAD SOBRE LOS FUNDOS PROVINCIALES. b. PROPIEDAD PEREGRINA. romano. para defender a aquél que recibió una cosa mancipi en contra del mismo propietario civil que se la entregó y no transmitió en la forma exigida para dar lugar a la propiedad civil.1 Cosas mancipi: Sólo se transfiere la propiedad por un modo del ius civile (mancipatio. c. CLASES DE PROPIEDAD RECONOCIDAS POR EL DERECHO ROMANO 1. Hay que distinguir entre: c. accesión y tradición). 2. PROPIEDAD BONITARIA. Eran capaces los que gozaban del ius commercium. el propietario quritario dispone de la acción negatoria. mediante la cual un propietario no poseedor busca recuperar la posesión de una cosa que le pertenece. Se exigía un modo apto o legítimo para llegar a ser propietario quiritario.2 Se excluían los fundos provinciales (pues pertenecían al Populus romanus). 2.J. 4. Además. Capacidad del titular. 1. latinos y peregrinos que tuvieran el ius commercium. Es la propiedad civil amparada por la acción reivindicatoria. in iure cessio. Es la propiedad de los quirites. c. 3. es decir. 116 . PROPIEDAD BONITARIA Se trata de una institución creada por el pretor que la introdujo con una finalidad de justicia. ciudadanos romanos. PROPIEDAD QUIRITARIA. lex.1 Se exige que esté dentro del comercio. por la cual puede impedir que cualquier persona lo perturbe en el ejercicio de las facultades que confiere el dominio.

en las que se finge la condición de ciudadano romano. PROPIEDAD PEREGRINA. lo cual se explica por distintas razones: 117 . en la medida y en los límites que el ordenamiento romano establecía. intentaba Paralizar la acción 3. comienza un proceso de unificación hacia un solo tipo de propiedad. reivindicatoria. PROPIEDAD SOBRE LOS FUNDOS PROVINCIALES. Otorgaba remedios procesales para proteger la propiedad bonitaria. Éstos son: Remedio procesal Fundamento Supuesto Finalidad Excepción de la res mancipi vendida por su 1. pero les reconoce. ya que “nadie puede transferir más derechos que los que uno tiene”. Acción Ficción de la usucapion propietario bonitario es de ella o por cualquier publiciana cumplida. IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD BONITARIA. 3. A partir del siglo III d. Opera cuando el propietario quiritario. El pretor protegió esta especie de propiedad concediendo acciones análogas a las que tutelan el dominio quiritario. Era la propiedad de los peregrinos (extranjeros). Permitía llegar a adquirir el dominio quiritario de las cosas mediante usucapión. quien administra es el príncipe y su explotación se confía a particulares. habiendo enajenado la cosa. pero en caso de enajenar la cosa. dentro de la comunidad política de la que formaban parte. 4. 1. sólo transfiere la propiedad bonitaria de ella. otra circunstancia. siendo propietario bonitario. Exceptio doli recuperarla de mala fe. Lo característico de esta propiedad es el objeto y el estar afecto al pago de un impuesto llamado stipendium. particularmente del ius utendi y del ius fruendi. desposeído. Recuperar la posesión en caso de haberla perdido Opera cuando el por haber sido despojado 2. reivindicatoria. Situación en el derecho justinianeo. C. la titularidad de los derechos reales establecidos y protegidos por sus leyes nacionales. Exceptio propietario quiritario y reivinditae et de la que se ha hecho Paralizar la acción traditae tradición. 2. 3. El ordenamiento romano no reconoce a los peregrinos sine commercio la capacidad de ser titulares de dominio quiritario. El propietario bonitario goza de todas las ventajas del dominio. y también goza de la facultad de enajenar. El propietario es el populus romanus.

MODOS DE ADQUIRIR EN EL DERECHO ROMANO TÍTULO: Es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio. 4. en el derecho justinianeo existe un solo tipo de propiedad que conserva lo esencial de la quiritaria. desapareciendo la propiedad bonitaria. 2. Por acto entre vivos y por mortis causa. 3. Tradición. 4. y de la bonitaria. Esta medida hace desaparecer la diferencia entre fundos itálicos y fundos provinciales y. Ej. Un modo de adquirir. 5. MODOS DE ADQUIRIR DEL IUS CIVILE Y DEL IUS GENTIUM Criterio: Según su origen. Una cosa susceptible de ser adquirida (que esté dentro del comercio humano). donación. MODO DE ADQUIRIR: Es el hecho o acto jurídico que efectivamente transfiere el derecho. Modos del ius civile: Son aquéllos típicos y exclusivos del Derecho Romano. etc.  Un modo. A título gratuito y a título oneroso. que confiere la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. A título universal y a título singular. 2. Originalmente sólo podían ser utilizados por los ciudadanos romanos. Para transferir el dominio y los demás derechos reales se exigen:  Un título. Ante este contexto. Originarios y derivativos. 2. 1. Se caracterizan por ser formales. Ej. 3. Por la obligación de pagar impuestos que tenían los propietarios de los fundos situados en la península itálica. solemnes y por su publicidad. 3. por tanto. Contrato de compraventa. pero que presenta de la provincial estar afecta al impuesto territorial y a límites en el interés publico. Una persona capaz de adquirir (voluntad del adquiriente). Del Ius Civile y del Ius Gentium. la ausencia de formas solemnes de transmisión. Por la abolición de la distinción entre cosas mancipi y nec mancipi. Estos son: 118 . 1. pero luego se extendió a todos los que tuviesen el ius commercium. CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO 1. de 212. desaparece la distinción entre propiedad quiritaria y la propiedad de los fundos provinciales. Por la Constitución de Antonino Caracalla. LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO Para adquirir el dominio se requiere de: 1. Por la fusión del derecho civil y el derecho honorario.

3. pero no cosas determinadas o singularizadas (sucesión por causa de muerte. Éstos son: 1. II. Por acto entre vivos: Para operar no presuponen la muerte del titular del derecho. Tradición. El que se hace dueño adquiere la propiedad en virtud de un acto autónomo. Adjudicatio. incluso a los extranjeros. 4. y muy especialmente al concederse la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio y al perder importancia la distinción entre cosas mancipi y nec mancipi. por razones de justicia y por su utilidad práctica terminaron desplazando a los modos del ius civile. Modos del ius gentium: No requerían formalidades ni publicidad y eran accesibles a todos. Accesión.  Se usa la expresión “transmitir” cuando el traspaso se hace por acto por causa de muerte. Ej. 2. IV. tradición y prescripción). MODOS DE ADQUIRIR A TÍTULO GRATUITO Y A TÍTULO ONEROSO Criterio: Según si conlleva o no una contraprestación pecuniaria para el adquirente. V. Derivativos: Permiten adquirir el dominio fundados en un precedente derecho que tenia otra persona. Ocupación. 3. A título singular: Se pueden adquirir cosas determinadas (ocupación y accesión). Se adquiere en base a un acto de transferencia con el dueño anterior (tradición. Por su sencillez. 5. Mancipatio. 2. I. MODOS DE ADQUIRIR POR ACTO ENTRE VIVOS Y POR MORTIS CAUSA Criterio: Según si supone o no la muerte de alguien. in iure cessio).  Se usa la expresión “transferir” cuando el traspaso se hace por acto entre vivos. III. A título universal: Se puede adquirir el patrimonio de una persona o una parte o cuota del mismo. Lex. MODOS DE ADQUIRIR ORIGINARIOS Y DERIVATIVOS Originarios: Permiten adquirir la propiedad independientemente de un derecho anterior de cualquiera otra persona. Sucesión por causa de muerte. accesión y prescripción). MODOS DE ADQUIRIR A TÍTULO UNIVERSAL Y SINGULAR Criterio: Según lo que se adquiera. sucesión por causa de muerte. mancipatio. sin que nadie le traspase el dominio (ocupación. In iure cessio. Por mortis causa: Para operar presuponen la muerte de la persona de la cual se deriva el derecho. Usucapion. 119 .

c. MODOS DE ADQUIRIR DEL IUS GENTIUM I. ovejas. OCUPACIÓN DE ANIMALES SALVAJES (CAZA Y PESCA): a. 2. consistente en su aprehensión material con la intención de adquirir la propiedad. Aprehensión (posesión material de la cosa). Accesión. Conquista. OCUPACIÓN DE ANIMALES SALVAJES (CAZA Y PESCA) Los animales se clasifican en: 1. Ánimo de adquirir la propiedad (voluntad de hacer suya la cosa que se aprehende). OCUPACIÓN Es un modo de adquirir el dominio de las cosas que carecen de dueño. 3. I. A titulo oneroso: Para el adquirente. Domésticos. INVENCIÓN O HALLAZGO: a. Botín de guerra. 2. peces. Gallinas. Tradición. Que se trate de una res nullius. c. b. III. Ej. Salvajes. b. A titulo gratuito: Quien adquiere el derecho no hace sacrificio pecuniario alguno (ocupación. prescripción. REQUISITOS DE LA OCUPACIÓN 1. II. 120 . Se adquieren por caza y pesca. 2. Ej. CAPTURA BÉLICA: a. ESPECIES DE OCUPACIÓN 1. 1. Que el que encuentre la cosa se apodere de ella. Que se trate de cosas inanimadas. Ocupación. Cosa susceptible de ocupación (res nullius y que esté dentro del comercio humano). Domésticos: Son los que pertenecen a las especies que ordinariamente viven bajo la dependencia del hombre. la adquisición le significa un sacrificio pecuniario (tradición como compraventa). Fieras. sucesión por causa de muerte y tradición como donación). accesión. b. Salvajes: Son los que viven naturalmente libres e independientes del hombre. No pueden adquirirse por ocupación. Domesticados. 3.

dejan de estar bajo el dominio del ocupante y vuelven a ser salvajes y res nullius.1 Las islas de reciente formación. 2. El tesoro. Que se trate de una res nullius 3. El dominio se adquiere cuando el animal ha sido capturado vivo o muerto. han estado sepultados o escondidos tanto tiempo que no hay memoria o indicio de su dueño. c. corresponde por entero a su descubridor. Domesticados. Que el que encuentre la cosa se apodere de ella. 4. Se requería ocupar por dos años. Bienes muebles que a nadie pertenecen. Que se trate de cosas inanimadas. Cuando la costumbre de regresar cesa. Hay libertad de pesca. REGLAS QUE RIGEN LA OCUPACIÓN DE ANIMALES SALVAJES 1. El pescador y el cazador adquieren por ocupación las especies capturadas en aguas y predios propios o ajenos. caza de aves y animales terrestres en las aguas y tierras públicas y en las privadas. Palomas. 121 . Si la especie recupera su libertad natural. ya sea res nullius o res derelictae.1 El tesoro encontrado en terreno propio o en suelo que a nadie pertenece. Requisitos: 1. adquiere su dominio apoderándose de ella. Son los animales salvajes que ocupados por el hombre “suelen por costumbre irse y regresar”. Ej. Está constituido por las monedas u objetos de valor que. 2. y se pierde tan pronto como éste recobra su libertad natural. efectuada en guerra de nación a nación. 4. 2.2 El tesoro encontrado en terreno ajeno se divide en partes iguales entre el dueño del terreno y el descubridor. c. a. c. abejas. su ocupante pierde el dominio y aquélla se hace res nullius y puede volver a ser ocupada. incluso en contravención al ius prohibendi del dueño. siempre que el descubrimiento haya sido fortuito. b.2 En la era post-clásica las tierras abandonadas en los confines del imperio ante la amenaza de la invasión bárbara. Posibilidades que pueden darse: a. elaborados por el hombre. INVENCIÓN O HALLAZGO Es una especie de ocupación por la cual el que se encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie.3. 3. Bienes inmuebles. a. CAPTURA BÉLICA Es la apropiación de los bienes muebles e inmuebles del Estado o de los particulares enemigos. nacidas en el mar y que no tuviesen dueño.

c.a. Cambio de cauce de un río. 3. Plantación. Que exista una cosa principal y una accesoria. 2. NATURAL: Es la que es obra de la naturaleza. Que la cosa resultante de esta unión sea un todo homogéneo o mecánico. la percepción de frutos. Siembra. Avulsión. Fundamento: “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. CLASES DE ACCESIÓN a. Aluvión). Crías de los animales) o cuando la cosa nueva se une a la propia (Ej. De frutos 1. 1. Edificación. ACCESIÓN Art. b. REQUISITOS DE LA ACCESIÓN 1. en general. Tiene lugar cuando la cosa propia produce una nueva (Ej. 3. 4. Conquista (ocupación de territorios). 643 C. 122 . MIXTA: Procede de la naturaleza y de la industria o trabajo del hombre conjuntamente. Que la cosa accesoria sea res nullius o del dominio de otra persona. Botín de guerra (captura bélica de las cosas muebles). 2. Edificación. Isla nacida en un río. De inmueble a inmueble 4.C. II. Aluvión. 3. Plantación. Aquí es el populus romanus y no los soldados quien adquiría el dominio. Que esta unión no se produzca por mutuo acuerdo de las partes. b. siembra y. De mueble a inmueble 2. Ej. CLASES DE ACCESIÓN 1. 2. INDUSTRIAL O ARTIFICIAL: Es la que opera mediante el trabajo o la industria del dueño o de un tercero Ej. 3. Modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella.

2. b. El usufructuario de una cosa. desde que lo plantado ha echado raíces o desde que lo sembrado ha germinado. Especificación. El propietario de una cosa fructífera. a. El poseedor de buena fe de la cosa fructífera. ALUVIÓN: Aumento de las propiedades ribereñas ocasionado por el lento e imperceptible retiro de las aguas o por los sedimentos que la corriente deposita en sus riberas. 2. Adquieren por accesión de frutos: a. Confusión. El superficiario. ACCESIÓN DE INMUEBLE A INMUEBLE De suelo o incrementos fluviales. 2. 1. Pueden darse dos posibilidades: 123 . 4. Se refiere a las alteraciones que pueden experimentar los fundos provinciales como consecuencia de las corrientes fluviales. 7. el dueño de ellos puede reclamarlos). Pintura. Adjunción. Textura. f. 6. AVULSIÓN: Acrecentamiento de un predio por la acción de una avenida u otra fuerza natural violenta. La regla general es que se hace dueño de lo edificado el dueño del terreno. El enfiteuta (explotación de predios agrícolas). De mueble a mueble 3. Requisitos: 1. e. 1. ACCESIÓN DE FRUTOS El dueño de una cosa lo es también de los frutos que ella produce. b. c. Existen distintas clases: a. d. Escritura. El arrendatario de predio rústico. 4. Conmixio o mezcla. Que las aguas se hayan retirado completa y definitivamente. 3. Ferruminatio. ACCESIÓN DE MUEBLE A INMUEBLE Para la PLANTACIÓN (plantación de árboles y otras especies) y la SIEMBRA rige la regla siguiente: Lo que se planta o siembra en un predio ajeno es de dominio del dueño del terreno. mientras no sea demolido (si se demuele el edificio y los materiales recobran su individualidad. Plumbatio. b. El retiro de las aguas o depósito de los sedimentos debe ser lento e imperceptible. que transporta una porción del suelo de un fundo al fundo de otra persona. 5. En cuanto a la EDIFICACIÓN se da si se construye en terreno ajeno con materiales que no son propiedad del dueño del terreno.

3. Se mezcla trigo de distintos propietarios. que se compenetran o confunden en el conjunto. Si las cosas podían ser separadas cada dueño conservaba su dominio. 2. c. sólidos o líquidos de una misma especie. ACCESIÓN DE MUEBLE A MUEBLE 1. 4. Para Justiniano el dueño de la tela se hacía dueño de la nueva especie. Que en terreno propio se construya con materiales ajenos. Se hace dueño de los materiales el dueño del terreno. CONFUSIÓN: Mezcla de cuerpos líquidos o de metales en fusión. se hace dueño de la nueva especie quien realizó la conmixio. En caso contrario. Se mezclan aceites de distintos propietarios. sin saber que no era dueño del terreno. b.2 Si producto de la mezcla se forma una nueva especie. Ausencia de conocimiento de ambos o de alguno de los dueños respecto del hecho de la unión. Que esas cosas pertenezcan a distintos dueños. no existiendo comunidad entre los antiguos dueños. 4. Si el que construyó lo hizo de buena fe.1 Si se mezclan dos cuerpos o materiales de distinto dueño sin que resulte una nueva especie. tiene derecho a que se le indemnice el valor de los materiales. 2. Bordado. pero el propietario de los materiales puede pedir que se le pague el doble del valor de éstos. En un marco ajeno se pone un espejo propio. CONMIXIO: Es la mezcla de cuerpos sólidos. Al ser de distintos propietarios da a lugar a una situación de copropiedad sobre la cosa mezclada. ADJUNCIÓN: Se verifica cuando una cosa mueble se incorpora a otra cosa mueble como accesoria. Ej. Conservación de la fisonomía individual de las cosas unidas. Pero si actuó de mala fe carece de todo derecho. d. Requisitos: a. Hay que distinguir: 2. dejando de ser distintos y reconocibles. MEZCLA: Unión de dos o más cuerpos. se entiende que se forma una comunidad entre los dueños de los materiales en proporción a la cantidad de materia de cada uno. TEXTURA: Tiene lugar cuando en una tela o material que es propiedad de una persona. Ej. b. Unión de cosas muebles. 124 . Ej.a. Que con sus materiales una persona edifique en terreno ajeno. Ej. el dueño de la cosa principal adquiría el dominio. otra efectúa un trabajo.

En caso contrario. pergamino. REQUISITOS PARA QUE LA TRADICIÓN IMPORTE TRANSFERENCIA DEL DOMINIO 1. determinó que si el objeto nuevo puede ser reducido en su forma primitiva continua bajo el dominio de su antiguo propietario. Los sujetos que intervienen son el TRADENTE. A los casos de uniones agrupadas dentro del concepto de adjunción (textura. partiendo de la base que el especificador ha obrado de buena fe y pagándose las indemnizaciones correspondientes. y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. tabla. pintura y escritura) se agregan dos más: 1. aquél que mediante la tradición adquiere el dominio. Como ambos objetos pueden siempre reconocerse.) Es un modo de adquirir el dominio de las cosas. otra realiza una obra o artefacto cualquiera. indemnizando su valor al propietario. Ello sin perjuicio de poder indemnizar al especificador. Ej. 670 C.5. ESCRITURA: Se verifica cuando una persona escribía en un papiro. esto es. pasa a ser de propiedad del especificador. etc. por ser su primer ocupante. y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. III.. por fusión entre ambas al fuego. pertenece al especificador. Que el tradente sea dueño de la cosa y capaz de enajenar. el derecho romano permite a uno de los propietarios exigir la separación. existían dos opiniones principales: a. PINTURA: Se verifica si se pinta sobre una tabla ajena. Existe cuando con materiales de una persona. TRADICIÓN (Art. El pintor adquiere la propiedad de la tabla. pues se considera el material como principal. Para los sabinianos lo esencial era la materia y por tanto la cosa transformada continúa perteneciendo al propietario de ella. habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio. 7. FERRUMINATO: Unión de una pieza metálica a un corpus también metálico. 2. En cuanto a quién se hacía dueño. constituyendo un caso de simple adherencia. 2. Si a un vaso de plata se le incorpora un asa del mismo metal. En ambos casos. 125 . el que mediante la tradición transfiere el dominio. Cuando alguien con uvas ajenas produce vino. PLUMBATIO: Unión de dos objetos metálicos soldados entre sí con metal distinto. y el ADQUIRENTE. Entrega de la cosa. pues de ella deriva. por tanto. El dueño del material se hace dueño de la nueva especie. sin el consentimiento de su propietario. sin dueño conocido y que. ESPECIFICACIÓN. 6. Ej. adoptando una posición intermedia. no permite adquirir el dominio. Justiniano. Para los proculeyanos lo esencial era la forma y para ellos la antigua materia se extinguió siendo remplazada por una cosa nueva. b.C. de otra persona. por lo cual la plumbatio no opera como accesión. el propietario del vaso adquiere la propiedad del conjunto.

3. Ej. CLASES DE ENTREGA 1) ENTREGA REAL: Consiste en la entrega material de la cosa. ya no como dueño. Que el adquirente sea capaz de adquirir el dominio. Puede revestir dos modalidades: a. ELEMENTO INTENCIONAL (la intención se encuentra en el título o iusta causa traditionis). Quien arrendaba una casa la compra. No toda entrega es tradición. 1. El mero tenedor es quien detenta una cosa reconociendo dominio ajeno. Es el elemento material y que identifica a la tradición como modo de adquirir. sino como mero tenedor. El poseedor civil es quien detenta la cosa como suya y no reconoce dominio ajeno. 2. 5. 2) ENTREGA SIMBÓLICA: Se entrega no la cosa de la cual se está transmitiendo la propiedad. el desplazamiento físico de ella de manos del tradente al adquirente. o que facilite o haga posible la toma de posesión de ésta por parte del adquirente. Un predio. Ej. Ha cambiado el ánimo. 4) TRADITIO FICTA: Son casos de transformación del estado de ánimo de las partes en relación con una cosa y se denominan fictas. Ej. sólo podía emplearse la tradición para adquirir el dominio quiritario de las cosas nec mancipi. Las llaves de una casa. Elemento anímico. pero continua reteniéndola en lugar del adquirente. Ej. 3. El padre que vende a su hijo su casa. se reserva el usufructo. pues si no lo es no transfiere el dominio. Idoneidad de la cosa. 4. QUE EL TRADENTE SEA DUEÑO DE LA COSA Y CAPAZ DE ENAJENAR. pues no hay entrega real de la cosa. es decir. b. Antes era mero tenedor y ahora es dueño. Ej. Constitutum possesorio: El dueño enajena una cosa y continúa con su tenencia. sino una que la represente. En una primera época y mientras existió la distinción entre cosas mancipi y nec mancipi. Arrendatario. Consiste en que el tradente ponga a disposición del adquirente la cosa a transferir. QUE EL ADQUIRENTE SEA CAPAZ DE ADQUIRIR EL DOMINIO. Para que la entrega constituya tradición se requiere la intención de transferir el dominio. 126 . 3) TRADITIO LONGA MANU: Se realiza mostrando la cosa cuya propiedad se va a transferir y que se encuentra a cierta distancia o bien que tiene grandes dimensiones. Ello en virtud del principio de que “Nadie puede transferir más derechos de los que se es titular”. 4. ENTREGA DE LA COSA. Traditio brevi manu: Se produce cuando quien tiene la cosa en calidad de mero tenedor la adquiere y pasa a ser dueño de ella. IDONEIDAD DE LA COSA. 5.

EFECTOS DE LA TRADICIÓN Hay que distinguir: 1. por tanto. V. III. No transmitía el dominio quiritario. Uno de los testigos. el adquirente debía tomar la cosa que se transfería y 127 . ADJUDICATIO. se encargaba de citar a los otros 4 y al librepens. USUCAPION. Época clásica. Permitía adquirir el dominio quiritario. dejaba al adquirente como propietario de la cosa en los mismos términos en que el tradente era dueño. Es un acto jurídico propio del ius civile. Derecho Justinianeo. a. Realizada por el dueño de la cosa. Efectos según épocas: a. cambio de una cosa por un precio. I. Hay que distinguir entre tradición de cosas mancipi y nec mancipi. A continuación. Res mancipi. IN IURE CESSIO. a. LEX. IV. Forma en que opera la mancipatio. b. de origen antiguo y que se encuentra reconocido en la Ley de las XII Tablas. El enajenante y el adquirente de la cosa que se iba a enajenar se reunían en presencia de 5 testigos que debían ser púberes y ciudadanos y además. que era quien portaba la balanza. MANCIPATIO. Desaparecida la distinción entre res mancipi y nec mancipi. Efectos según quien realiza la tradición: a. permitía adquirir el dominio quiritario de toda clase de cosas. por lo cual la cosa que se enajenaba era pagada con unos trozos de cobre o bronce que se pesaban en una balanza. delante del librepens. esto es. si la cosa estaba prendada o afecta a gravámenes.1. y velaba por que en esa ceremonia se observaran las normas y ritualidades exigidas. Realizada por un tradente no dueño de la cosa.2. Era la típica forma de adquirir el dominio de las cosas mancipi. pero pronto este negocio se fue transformando en un acto jurídico simbólico. Así. MANCIPATIO. dando lugar a la propiedad bonitaria (Para las cosas mancipi se requería un modo de adquirir del ius civile). Res nec mancipi. no transfería el dominio. MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO DEL IUS CIVILE I. b. En sus principios era un negocio real. II. éstos pasaban con la cosa. 2. si reunía los requisitos exigidos. en condiciones de poder adquirir el dominio de la cosa por usucapión. pero el adquirente podía quedar como poseedor y. previo a la celebración del acto.

Se llevaba a cabo ante el magistrado. ACTIO DE MODO AGRI. II. sino que es una aplicación de los principios y de las formas del proceso. cuando la cabida o extensión real del predio enajenado resultaba ser inferior a la declarada por el enajenante en la macipatio. ACTIO DE AUTORITATIS. específicamente del juicio reivindicatorio. el enajenante debía pagar al adquirente. En caso de que un tercero fuera el propietario. 2. etc. EFECTOS DE LA MANCIPATIO 1. pero es anterior a este cuerpo legal. No se inventó para transferir el dominio. mediante el cobre y la balanza. etc. Es apto para transferir el dominio de res mancipi y nec mancipi. Es permitido formular nuncupationes (declaraciones con plena eficacia). a título de indemnización. el enajenante expresaba las condiciones particularidades en que se encontraba la cosa vendida. Acción personal a favor de quien adquiriera una cosa por mancipatio y que luego era privado del dominio de la misma o de parte de él por sentencia judicial. b. Otorga eficacia jurídica a una serie de declaraciones verbales hechas por las partes. en el caso de transferencia de predios rústicos. dando con ella su auctoritas. 3. Normalmente. a título de indemnización. su reconocimiento a lo aseverado por el adquirente. y sólo es requerida su presencia. por lo cual. en caso de que quien le hubiera enajenado la cosa no fuera propietario de ésta. Acción a favor del adquirente que se aplicaba. específicamente. reivindicatoria. dote. el doble de la cabida faltante. ella no forma parte constitutiva del acto y permanece fuera de él. como por ejemplo. IN IURE CESSIO Se encuentra consignado en la Ley de las XII Tablas. Servía no sólo para transferir el dominio. La mancipatio exigía ius commercium y que las partes se encontraran presentes en la celebración del acto. garantizando el dominio de la cosa y su existencia. Era un juicio reivindicatorio simbólico en que se finge iniciar un juicio de propiedad ejerciendo una acción real. Transfiere inmediatamente al adquirente el dominio de la cosa. Con esta declaración unilateral termina el acto. Es un acto solemne y abstracto. pues la había adquirido conforme al derecho de los quirites. antes de la declaración del adquirente. adopción. Así. No es exigida ninguna declaración del enajenante. Características. donación. no obstante tener una causa. el doble del precio pagado por la cosa. 3. 2. 1. declarar que esa cosa le pertenecía. Además. sino que también para otras finalidades. 128 . el adquirente podía reclamar al enajenante. Dotaba al adquirente de dos acciones que surgían de la auctoritas dada por el propietario enajenante: a. puede tener como causa a cualesquiera negocios que necesiten del complemento final de una transferencia: compraventa. manumitir per vindicta.

Procedimiento de las acciones de la ley*. previamente de acuerdo. no pueden faltar (intentio. Fase in iudicio (se desarrolla ante el juez). 5. b. La adquisición del dominio depende de que el cedente haya sido dueño de la cosa. Lo que se establece es el derecho que rige el caso. III. símbolo del dominio. Era un juicio reivindicatorio simbólico. El procedimiento está dividido en dos grandes fases: a. Toda la actividad se desarrolla ante un juez.4. puesto que ésta era un acto entre particulares (más fácil) y la in iure cessio era ante el pretor (más difícil). Procedimiento extraordinario. Exceptio. que era el que pretendía adquirir el dominio. Ante esta declaración. Las partes debían estar presentes personalmente en el acto y ser titulares del ius commercium. resultaba inadecuado el uso de la mancipatio. Forma de realización de la in iure cessio. por así decirlo. Se usaba casi siempre la mancipatio. el pretor interrogaba al demandado (enajenante) acerca de si tenía algo que decir en contra de la afirmación del demandante. Lo que se desarrolla es la prueba y en base al mérito de ésta el juez condena o absuelve. concurren ante el magistrado y ante dicho funcionario. Ej. accidentales. tomaba la cosa cuya propiedad pretendía adquirir y afirmaba: “Esta cosa me pertenece de acuerdo al derecho quiritario”. condenatio). es decir. 2. No está dividido en las dos fases anteriores. lo que producía la inmediata transferencia del dominio. ante lo cual el demandado respondía que no tenía nada que decir o bien guardaba silencio. que es un funcionario público. Las partes. enajenante y adquirente. (*) 1 y 2 son procedimientos ordinarios. Acto seguido. para luego tocar la cosa con la varilla. el pretor declaraba al demandante dueño de la cosa. El procedimiento formulario se desarrolla a través de una fórmula que tiene varias partes. Procedimiento extraordinario. 3. A esta declaración se le denomina vindicatio. Algunas partes son de la esencia. SISTEMA PROCESAL ROMANO Consta de 3 etapas: 1. y la transferencia tiene lugar con las cargas reales que gravan a aquélla. por la naturaleza de la cosa transmitida. ADJUDICATIO 129 . el demandante. y otras son. Fase in iure (se desarrolla ante el pretor). Procedimiento formulario*. Era utilizada en aquellos casos en que.

El heredero es asignatario a título universal. Transforma la posesión en propiedad si concurren los requisitos legales. La otra mitad es adquirida por ocupación por el descubridor. la mitad del tesoro se le confiere. Actio communi dividundi: división de condominio. 3. ACCIONES RELACIONADAS CON LA ADJUDICATIO 1. Tiene lugar en los juicios divisorios. Concepto: Modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo. aquéllos que tenían por objeto lograr la división de las cosas comunes y fijar los deslindes de predios. Es llamado al todo o parte de la herencia. 2. V. al dueño del terreno. Utilidad: Permite adquirir tanto cosas mancipi como nec mancipi. Transforma la propietario bonitario en propietario quiritario. las que son adquiridas en el estado en que se encuentren al momento de la dictación de la sentencia. 2. Es llamado a un bien específico. El legatario es asignatario a título singular. Adriano dispuso que en caso de descubrirse un tesoro en terreno ajeno. por disposición de la ley. Utilidad práctica de la usucapión. La Ley de las XII Tablas atribuyó el dominio de la cosa legada al legatario inmediatamente aceptado el legado. Actio finium regundorum: rectificación de límites. Ejemplos: 1. El Digesto hace referencia a ella como la agregación del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado en la ley. REQUISITOS DE LA USUCAPIÓN Debemos distinguir según las épocas. USUCAPIÓN Gayo enseña que es la adquisición de la propiedad por la posesión continuada de una cosa en el tiempo señalado por la ley. que puede estar determinado como género o como especie o cuerpo cierto. LEX La ley atribuye el dominio cada vez que ella así lo establece. 3. en virtud de una sentencia judicial dictada en juicio de partición. concurriendo los demás requisitos legales. Evita la llamada prueba diabólica (tener que remontarse en el tiempo para ver donde se origina la propiedad y que la cadena de antecesores no se ha interrumpido). Es un modo de adquirir el dominio de las cosas propio del ius civile. 130 . Actio familiae erciscundae: partición de herencia. 1. IV. 2.

Derecho Clásico. transfería el dominio de una cosa al acreedor. A. Res habilis. y una vez recuperada el plazo debe empezar a contarse de nuevo. que operaba de la siguiente forma: El deudor. Admite dos modalidades: a. Se trata de un requisito subjetivo (se presume). 5. Es civil cuando el poseedor es demandado por el verdadero dueño. 3. existía una institución llamada Pacto de Fiducia. 6. Es material cuando el poseedor no puede ejecutar actos posesorios y en el derecho romano hace perder el tiempo de posesión. No son susceptibles de ser adquiridas por usucapion las cosas extracommercium. Usus es el ejercicio de hecho del poder del propietario sobre un bien. mediante el cual el acreedor se obligaba a restituir el dominio de la cosa una vez que el deudor hubiese cumplido con la obligación. En este caso. 2. Se trata de un requisito objetivo (se puede probar). Derecho Antiguo. pero no exige justo título ni buena fe (es una excepción). La interrupción de la posesión puede ser material o civil. Antes de que se introdujeran los derechos reales de garantía. Justo título. Conciencia de no lesionar el derecho ajeno con la entrada en posesión de la cosa. Buena fe. 4. 1. Tiempo de uso. Ya no se hace referencia al usus de la cosa sino a su posesión (tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño). Pero podía ocurrir que el deudor cumpliera la obligación y el acreedor no cumpliera con el pacto de fiducia. Usus de la cosa. quien interpone la acción reivindicatoria antes de que se cumpla el tiempo requerido para usucapir. y junto con esto celebraba con el acreedor un pacto de fiducia. estaba en 131 . 3. B. Tiempo. 2 años para los inmuebles. Usus receptio actio fiducia. 1. como garantía del pago de su obligación. 2. la que debía ser ininterrumpida. 1 año para los muebles y 2 para los inmuebles. 4. Adquirente poseedor de ius commercium. si el deudor recuperaba la posesión de la cosa. Posesión continua. Res habilis. Adquirente poseedor de ius commercium. LA USUS RECEPTIO Es una clase de usucapión. pudiendo el titulo ser originario o bien derivativo. 1 año para los muebles.

3. En un principio se limitaba a los inmuebles. Se aplicaba en caso de predios de particulares que habían sido enajenados por el Estado Romano dado que sus propietarios tenían deudas por impuestos u otra razón. Acción negatoria. entre presentes o ausentes. sus efectos eran casi los mismos que los del modo de adquirir con la importante diferencia de no conferir al poseedor la acción reivindicatoria. El objetivo de esta exceptio era paralizar y obtener el rechazo de la acción reivindicatoria. Estas dos instituciones desaparecieron en el Derecho Justinianeo. Su único requisito eran 30 años continuos de posesión. 2. 132 . 3. No es un modo de adquirir el dominio. ella se extinguía. En este caso. Requisitos: 1. pero luego se extiende a los muebles. Posesión continua. y por esto no podían adquirir el dominio por usucapión. Una vez transcurridos 30 años sin que una acción (personal o real) fuera ejercida por su titular. a. No obstante. b. para extenderse luego a otros como los extranjeros y poseedores de fundos provinciales. En sus inicios se aplicó para favorecer a los que carecían del ius commercium. No era un modo de adquirir el dominio.condiciones de readquirir el dominio por usucapión. sino simplemente una defensa o excepción. Tiempo de posesión: 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. sin requerir de justo título ni de buena fe. A esta forma de usucapión se le denomina también retro usucapión. PROTECCIÓN DEL DOMINIO QUIRITARIO 1. le bastaban 2 años para readquirir el domino por usucapion. b. Acciones relativas a conflictos de vecindad. 2. Longi temporis praescriptio. Usus receptio prediatura. LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO Y LONGISIMA TEMPORIS PRAESCRIPTIO Consistían en una exceptio que permitía a los poseedores de una cosa paralizar la acción reivindicatoria. sin que se exigiera justo título o buena fe. sino una forma de paralizar la acción reivindicatoria intentada por el dueño de la cosa. Acción reivindicatoria. si el ex dueño recuperaba la posesión. Justo título y buena fe. Longisima temporis praescriptio.

1. a la indemnización. 5. Constantino permitió dirigir esta acción en contra de los meros tenedores. Aspectos a destacar: 1. La cosa que es objeto de reivindicación debe ser determinada individualmente. b. El demandado. La finalidad de ésta acción es permitir al dueño civil de una cosa identificable recuperar la posesión de ésta frente a un tercero que la retiene. Hay que distinguir entre: 133 . El poseedor demandado continúa como poseedor. 6. con el objeto de distraer al dueño con un proceso en vano. Debemos considerar distintos aspectos: 1. Puede intentarse en contra del que no es poseedor. Situaciones excepcionales: a. 3. ya sea porque enajena la cosa para sustraerse al litigio. contra quien se dirige esta acción. determinado bajo juramento por el actor. En el caso de una cosa compuesta (ej. EFECTOS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA Hay que distinguir entre: a. Si la acción es acogida. para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. El peso de la prueba incumbe todo al demandante (propietario quiritario). 2. c. b. o de ser ésta imposible. Pueden reivindicarse todas las cosas corporales identificables y las partes pro indiviso de una cosa en comunidad. o porque se despoja de ella abandonándola o destruyéndola. por haberse ofrecido al verdadero poseedor. para aparecer en el juicio. Es la acción que tiene el propietario quiritario de una cosa singular de que no está en posesión. caso en el cual será condenado a pagar el valor de la cosa. lo cual se mantiene en el derecho justinianeo. El demandante tiene derecho a la restitución de la cosa. 4. ACCIÓN REIVINDICATORIA. es el actual poseedor que no es dueño de la cosa. El titular de esta acción es el propietario quiritario que ha sido privado de la posesión de la cosa. auto) puede ser reivindicada sólo en su unidad y no en cada uno de sus elementos. porque lo normal es que el poseedor sea el dueño. pero se hace pasar por tal. RESTITUCIÓN. Puede dirigirse contra aquél que ha dejado dolosamente de poseer. Si la acción es rechazada.

el propietario obtenía una orden de cesación de los actos de perturbación. también. Justiniano admite que puedan ser retiradas esta especie de mejoras. FRUTOS. porque lo normal es que no existan las servidumbres. pero no los gastos voluptuarios (destinados al mero embellecimiento o lujo). Ej. Sólo es responsable si la imposibilidad de restitución se debe a culpa o dolo suyo después de iniciado el juicio reivindicatorio. Poseedor de buena fe. Es la acción que tiene el propietario quiritario para defenderse de aquellos ataques a su derecho de dominio que no consistan en negarle este derecho ni privarle de la posesión de la cosa. Poseedor de buena fe. Poseedor de mala fe. Hay que distinguir entre: a. b. y no sólo de los que deriven de su culpa. Poseedor de mala fe. (Tiene importancia sólo si es posible la restitución de la cosa). DETERIOROS. b. sino en la pretensión de mermar sus facultades. Es responsable por su culpa ya sea antes o después del inicio del juicio. De acogerse. No responde de daños causados por su culpa antes de la notificación de la demanda. Peso de la prueba: Recae en el demandado. b. ACCIÓN NEGATORIA. sino también por caso fortuito. Su objetivo es que se declare la inexistencia de tales gravámenes. a. 2. 2. GASTOS Y MEJORAS. Poseedor de buena fe. y también es responsable por el caso fortuito ocurrido después del inicio del juicio reivindicatorio. Tiene el reembolso de los gastos necesarios. a. Servidumbre. b. Sólo está obligado a restituir los frutos percibidos o que ha dejado de percibir por su negligencia después de la notificación de la demanda. Deben reembolsársele los gastos necesarios (aquéllos imprescindibles para la mantención de la cosa) y los útiles (los que aumentan el rendimiento o valor de la cosa). debe restituir su valor. 134 . Está obligado a restituir todos los frutos. atribuyéndose derechos sobre la cosa. 3. y Justiniano le reconoce el derecho a retirar las mejoras voluptuarias. y los que se encuentren en su poder después de ese momento. En caso de haberlos consumido. los frutos que por su negligencia la cosa no produjo. Responde de los daños causados antes y después de la notificación.a. Poseedor de mala fe. 4. Poseedor de mala fe. Poseedor de buena fe. pero el propietario podía optar quedárselas pagando el precio de ellas al poseedor vencido. Finalidad: Se utiliza para poner término a las perturbaciones provocadas por quien pretendía sin fundamento tener un derecho de usufructo u otro derecho real de goce en su predio.

Destrucción física. 135 . en virtud de la cual el primero puede exigir el cumplimiento de una prestación o deuda al segundo. Por adquisición de la cosa por parte de un tercero y ésta puede ser: 2. OBLIGACIÓN es la relación existente entre al menos dos personas determinadas. 2. un acreedor y un deudor. por recuperar su libertad. en no hacer nada o en dar alguna cosa. 2.  El demandado debe acreditar la existencia del derecho que el propietario le niega. Referente a conflictos de deslindes de predios.1 En el caso de los animales salvajes.2 Sin la voluntad del propietario anterior. Justiniano define a la obligación como un vínculo jurídico por el cual nos encontramos constreñidos a la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. mediante el ejercicio de una acción in personam. El demandante debe acreditar su dominio y probar la lesión causada por el demandado. Su finalidad era establecer la exacta demarcación entre dos propiedades limítrofes. ACTIO FINIUM REGUNDORUM. ACCIONES RELATIVAS A CONFLICTOS DE VECINDAD. Pérdida por acontecimientos que se refieren a la capacidad del sujeto. 2. Por ser puesta fuera del comercio humano. EXTINCIÓN DEL DOMINIO Hay que distinguir entre: a. 3. agregando algunos. 2. DENUNCIA DE OBRA NUEVA. por perder el hábito de ir y volver.2 En el caso de los animales domesticados. 3. Todo derecho personal o crédito supone una obligación correlativa. Opera en los casos en que la obra nueva afectare la vista y la luz.1 Con la voluntad del propietario anterior. GUIA 6 LAS OBLIGACIONES Los derechos personales consisten en la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo. Referente a conflictos por la construcción o inicio de una nueva obra. Situaciones de extinción relativa: 1. o lo que se teme que pueda causar. Por diversas razones: 3. 2. b. 1. Situaciones de extinción absoluta: 1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

con lo que la obligación se transforma en un vínculo jurídico garantizado por la posibilidad de la ejecución material contra la persona del incumpliente. pero sí existían personas obligadas. que permitía disponer del cuerpo del obligado. mediante la ceremonia solemne del nexum. el que podía disponer de ella como si fuera un esclavo. en garantía del cumplimiento de la obligación. El derecho de las obligaciones surge cuando la costumbre establece una solución típica al conflicto nacido del perjuicio causado a otro. Tanto en sus orígenes como en estas dos figuras el derecho del acreedor estaba dotado de una acción llamada manus iniectio. La primera expresión de obligación está ligada al delito y la organización de la familia y sociedad romana de los primeros tiemos. recaía generalmente sobre cosas fungibles. Otra forma contractual fuente de las obligaciones era la sponcio. un deber físicamente incoercible. Así en una primera época no se conocía la obligación como concepto abstracto. El obligatus era aquella persona que quedaba sometida a la potestad casi absoluta del pater familias ofendido o acreedor. una situación de cuasi esclavitud en la que quedará hasta el pago de lo debido. pero posteriormente se admitió la subrogación. le era permitido al pater familia asumir la condición de deudor y entregar a uno de los suyos en garantía. La tercera etapa comienza con la lex Poetelia Papiria de nexum que estableció que los deudores responderían con sus bienes y no con su persona. que luego se transforma en ley. y valiéndose de este estado de obligatus. se transforma luego en práctica legal. En tanto no pague. por lo que los conceptos de deudor y culpable se identifican. normalmente. Pero esta reforma no fue asumida inmediatamente sino que sólo a fines de la República. pues lo único que interesaba era la responsabilidad del obligado. Época clásica. Desde entonces el término obligatio significa la constricción jurídica y no la sujeción del cuerpo. y esto. entregando el prestatario. el culpable queda en poder del lesionado. se construye la obligación de restituir el trigo u otras cosas fungibles dadas en préstamo. En este caso la responsabilidad del deudor se hace efectiva sólo en caso de incumplimiento de éste. que primero es una costumbre. Época primitiva. En esta etapa el débito no tenía importancia. La persona que queda en garantía queda in causa mancipium. con lo que el ofensor puede siempre quedar liberado pagando una indemnización. El nexum es un mutuo o préstamo de consumo. La responsabilidad del obligado es personal. entre deudor y acreedor media una relación inmaterial. su propia persona como rehén o la de un sometido a su potestad. pública subasta de 136 . entregar o devolver algo. Posteriormente surge la necesidad de dar fuerza jurídica al compromiso de hacer. La sujeción corporal era el elemento preponderante en estas primitivas relaciones jurídicas. El valor de esta forma contractual radicaba en el valor que los romanos atribuían a la palabra dada. la familia del ofensor trataría de conformar al pater familias con una composición material en lugar de la entrega de la persona del ofensor. promesa solemne de cumplir una prestación. la imagen de la noxae dedictio. cuando se sustituyó la manus iniectio por la bonorum venditio. Luego aparece el sistema de las composiciones que introduce el factor económico dentro de la noción de obligación.

Débito y responsabilidad. o a falta de ésta. Pero también hay quienes postulan que lo esencial es la responsabilidad. el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor para que éste pueda procurarse. La expresión obligatio se reserva a las obligaciones fundadas en el ius civile. Responsabilidad es la consecuencia del incumplimiento. Se trata de una relación entre personas que está sancionada por la ley. es la situación de sujeción jurídica. de un lado. Deuda o débito es la prestación debida. una indemnización patrimonial. en la cual lo que interesa al acreedor es el cumplimiento de la prestación debida por el deudor. SUJETOS. cualquiera sea su origen. en virtud de la cual se autoriza a separar ciertos bienes para efectos de ser vendidos hasta enterar el valor estimado de la prestación cumplida. todos los bienes del deudor. Débito es lo que se debe. Con la dictación de la ley Poetelia Papiria y el surgimiento de la bonorum venditio y muy especialmente de la bonorum distractio. 2. resulta que el concepto de obligación pasa de ser un vínculo estrictamente personal a una relación de carácter patrimonial. que se obligaba a pagar a los acreedores. que surge de no cumplirse el débito. en las relaciones de crédito que sólo tuvieran el amparo del pretor se utiliza la expresión deber. y comprende todas las obligaciones. de otro lado. venta al detalle de ciertos bienes del deudor. Elementos de la obligación. conceptualizándola como un vínculo jurídico en virtud del cual se está obligado a dare. dando lugar a la distractio bonorum. ya sea el verdadero cumplimento de la obligación. tiene el deber de cumplirla o responder con su patrimonio en caso de incumplimiento. En el periodo clásico la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual uno o más sujetos. concluyendo que el verdadero derecho del acreedor no es el de exigir una prestación sino el de actuar contra el patrimonio del deudor. Implica un sujeto activo o acreedor. tiene derecho a exigir una prestación. Finalmente ésta se restringe. pasando así hasta nuestros días sin mayores modificaciones. Para algunos el deber es lo esencial en la relación obligacional. 137 . 1. y la responsabilidad. en que el patrimonio del deudor se le adjudicaba a un nuevo titular. facere o prestare. siendo la responsabilidad un elemento accesorio. ya sea la reparación por su incumplimiento. VÍNCULO JURÍDICO. Esta sería la cuarta etapa. Compilación de Justiniano. Describe la obligatio como un vínculo jurídico. y uno o mas sujetos. que puede estar constituido por una o más personas y un sujeto pasivo o deudor que también puede estar integrado por una o más personas.

fueron desplazando a los de derecho civil. hay quienes piensan que significa responder por deudas ajenas como garante. DE DERECHO CIVIL Derivan de los contratos sancionados por el Dº quiritario. la stipulatio y los contratos literis. la compraventa. reconocidas por éstos en virtud de su jurisdicción. DEBE SER POSIBLE. y en un principio sólo obligan a ciudadanos romanos. 2. CIVILES Y HONORARIAS. Prescriben en un año. DE DERECHO CIVIL Y DE DERECHO DE GENTES. DEBE SER DETERMINADA O DETERMINABLE. Requisitos de la prestación (objeto de la obligación) 1. 1. Con el tiempo. 3. facere y praestare. como por ejemplo la mancipatio o la tradicio. Procedían de contratos reconocidos por el derecho de gentes. Desde el punto de vista del vínculo. para otros se restringe esta expresión para las obligaciones nacidas ex delito. PRAESTARE para algunos representa el conjunto del dare y el facere. DARE consiste en hacer dueño de una cosa a otro sea mediante cualquier acto objetivamente organizado para transferir el dominio. HONORARIAS son las sancionadas por los pretores y ediles curules. DEBE OFRECER INTERÉS PARA EL ACREEDOR. y por ultimo. por ejemplo constituir un usufructo o una servidumbre.3. Dare. LA PRESTACIÓN (Objeto de la obligación o lo debido) Consiste en una determinada conducta a realizar por el deudor. etc. 4. Más que al vínculo. sólo vinculaban a ciudadanos y como regla general emanan de contratos unilaterales (una sola parte resulta obligada). CIVILES son las provistas de acción. o bien puede consistir en abstenerse de hacer algo. etc. esta clasificación atiende al origen y en el Dº Justinianeo ya no tiene importancia. 2. otorgar cauciones. facere y praestare. como el nexum. que puede consistir en dare. Limitadas en número y esencialmente formales. Son perpetuas. FACERE consiste en llevar a cabo cualquier acto que no sea dar una cosa. DEBE SER LÍCITA. como el comodato. DE DERECHO DE GENTES. o bien en hacer titular de un derecho real a otro. 138 . CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A.

2. DE BUENA FE. 3. 1. Obligaciones contraídas por personas sometidas a potestad (siempre que no concurran respecto de ellos impedimentos naturales que anulen o tornen ineficaces los actos como la infantia y la demencia) 3. 3. Desde el punto de vista del objeto. autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Más importante CIVILES Son las que dan acción para exigir su cumplimiento. Obligaciones civiles extinguidas o paralizadas por capitis deminutio del deudor. DE ESTRICTO DERECHO Proviene del derecho quiritario primitivo. extinguiéndose la primera. 139 . Obligaciones contraídas por un pupilo infantia mayor sin la auctoritas del tutor. Las que resultan de los pactos nudos. aún cuando se hubiera pagado por error. El juez tenía amplia facultad de apreciación y podía resolverlas en base a la equidad y a la intención de las partes. 1. No es dable intentar la condictio in debittii. Obligaciones que nacen de los contratos celebrados por los esclavos. La obligación natural puede convertirse en civil mediante Novación* es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en la sustitución de una obligación antigua por una nueva. 4. DE ESTRICTO DERECHO Y DE BUENA FE. Efectos de las obligaciones naturales. pero cumplidas. 4. 6. Lo pagado en razón de una obligación natural no puede repetirse. Podía oponerse en compensación a la acción que persigue el cobro de una obligación civil. Ejemplos de obligaciones naturales. CIVILES Y NATURALES. en que la causa de la obligación era el cumplimiento de las formalidades. B. Se encuentran protegidas por acciones de estricto derecho y el juez debe interpretar la obligación con sujeción estricta a los términos del contrato. Obligaciones civiles cuya acción no se ejerció durante treinta años. hipoteca o prenda. creyendo que era exigible. los que no otorgan acción civil. NATURALES No confieren acción para exigir su cumplimiento. 5. 4. 2. Puede ser asegurada en su cumplimiento por terceros mediante fianza.

De simple objeto múltiple. Para el caso de pérdida. 3. Importancia de esta distinción: 1. DE OBJETO ÚNICO Y DE OBJETO MÚLTIPLE. Esta división cobra importancia cuando hay varios acreedores o deudores y en caso del fallecimiento del acreedor o del deudor y en que los suceden varios herederos. se cumplía entregando cualquier cosa del género. 3. en la obligación de especie. ésta se extingue.1. se transforma en obligación de indemnizar. DIVISIBLES E INDIVISIBLES. DE GÉNERO es aquélla en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado o cierta cantidad de cosas fungibles. ya que habiendo varios acreedores o deudores. Ej. DE ESPECIE o cuerpo cierto es aquélla que tiene por objeto una cosa individualmente determinada. 2. DE GÉNERO Y DE ESPECIE. Si la obligación era de género. 140 . Mientras que la obligación de género no se extingue. cualquiera de los dos puede ser obligado a pagar el total. Hay tantas obligaciones como objetos se deben. Debe determinarse por lo menos el género y la cantidad. 2. dejando dos herederos. Muere Sempronio que es deudor de Julio. INDIVISIBLES No puede efectuarse por parcialidades. y se trataba de un acto de estricto derecho. en cambio si era de buena fe. DIVISIBLES Puede ser ejecutada parcialmente. se debía entregar algo por lo menos de calidad mediana. éste debe determinarse así como también la cantidad. pero si no ha sido pérdida por caso fortuito. Cuando la obligación es de género. éstos estarán en principio cada uno obligado a pagar la mitad de lo adeudados. cada acreedor puede exigirla y cada deudor está obligado a cumplirla en su totalidad. 4. DE DARE DE FACERE Y DE PRAESTARE. DE OBJETO UNICO DE OBJETO MULTIPLE Pueden presentarse las siguientes clases de obligaciones múltiples: a. pero si el objeto de la obligación es indivisible. pues “el género no perece”.

Pueden ser clasificadas en: a. c. La obligación comprende dos o más cosas y al deudor corresponde determinar cual de ellas ha de pagar. POSIBLES E IMPOSIBLES. Obligaciones solidarias o ir solidum. y en que el objeto o prestación es divisible pero que por disponerlo la ley. Desde el punto de vista de los sujetos de la obligación. pero sólo una in solutione. la obligación se concentraba en una de las otras. La obligación tiene por objeto una cosa determinada. POSIBLES Es una exigencia. Son aquéllas en que hay varios acreedores o deudores y un solo objeto divisible debido y en que cada acreedor sólo puede exigir su parte o cuota en el crédito y cada deudor sólo está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda. la convención o el testamento. 1. DE SUJETO ÚNICO O SIMPLE. b. Son aquéllas en que hay una pluralidad de sujetos acreedores o deudores. pero esto no sucede si la que se pierde es la in facultate solutione. El pago hecho a uno de los acreedores libera al deudor respecto de los restantes y le pago hecho por el deudor solidario libera a los otros codeudores. Existen tantas obligaciones autónomas fraccionadas cuantos fueran los acreedores o deudores. 2. Si por caso fortuito se pierde la cosa in obligatione. Simplemente conjuntas o mancomunadas. Si una de las prestaciones no podía realizarse. 6. Hay uno sólo de los objetos in obligatione y el otro está in facultate solutione. entonces. La división es a partes iguales a menos que las partes o la ley establezcan una proporción distinta. DETERMINADAS O INDETERMINADAS. la elección le corresponde a él y al momento del pago. pero se concede al deudor la facultad de pagar con otra que se designa. La ejecución de una libera la ejecución de las otras. Se exige que el objeto este determinado o que sea determinable.b. C. el deudor se liberaba de todas. cualquiera de los acreedores o deudores pueden exigir o deben realizar la prestación íntegra. a) Obligaciones simplemente conjuntas. Facultativa. la cuota del insolvente no afecta ni grava a los demás y la interrupción de la prescripción en contra o a favor de uno no perjudica ni favorece a os otros. Si el cumplimiento de todas era imposible. Cada codeudor es responsable de su cuota y cada coacreedor sólo puede pedir su cuota. Hay varias cosas in obligatione. b) Obligaciones solidarias. 5. a menos que por convención sea el acreedor o un tercero quien deba determinarlo. 141 . la obligación es nula. Alternativa. IMPOSIBLES Física o jurídicamente. DE SUJETO MÚLTIPLE Concurren varios sujetos activos o pasivos. se extingue la obligación.

142 . el objeto es el mismo para todos los acreedores. en el periodo postclásico debe manifestarse claramente la voluntad de las partes en este sentido. hay que distinguir entre: deudor y acreedores(relación externa). Así: a. MIXTA Hay pluralidad de sujetos tanto activos como pasivos. 1. o ser establecida por ley o testamento . procede en su contra la actio mandati directa. Clases de solidaridad: PASIVA Existen varios deudores a los que el acreedor puede exigir la prestación íntegra. Efectos de la solidaridad. pasiva o mixta. Divisibilidad del objeto. 2. Pluralidad de vínculos. c. Tiene aplicación principalmente respecto de delitos y cuasidelitos y siempre es pasiva. 1) SOLIDARIDAD ACTIVA Esto es cuando hay varios acreedores y un solo deudor. Cuando el cumplimiento está a cargo de varios herederos o se constituye un legado a favor de varios legatarios. ACTIVA Existen varios acreedores que pueden exigir la prestación íntegra. Requiere de pacto expreso. En el caso de ser comuneros. En el caso de ser los acreedores socios procede la actio pro socio. LEY. 2. En el caso de existir una relación de mandato y haber recibido el pago del mandatario. cada acreedor puede exigir el total de lo adeudado o bien recibir el pago total. Para precisar los efectos. En la relación entre deudor y coacreedores. rigiéndose la regla general de las obligaciones simplemente conjuntas. Fuentes de la solidaridad. CONVENCIÓN. y el pago hecho a cualquiera de los acreedores extingue la deuda. 2) SOLIDARIDAD PASIVA. 3. En el derecho antiguo y clásico sólo mediante stipulacio. efectos entre coacreedores entre sí (relación interna). Elementos o requisitos de la solidaridad. 3. procede la actio communi dividundo. Por su parte en relación entre los acreedores cada uno es dueño de su cuota en el crédito. b. 4. No se presume. 1. Unidad de prestación. TESTAMENTO. activa.

el deudor que paga dispone de la actio pro socio. Extinción de las obligaciones solidarias Los motivos de extinción relacionados con el objeto extinguen las obligaciones para la totalidad de los deudores: Distinta es la situación cuando se trata de una causa de extinción que sólo puede hacer valer la persona a quien beneficia. dispone de varios patrimonios para hacer efectiva la obligación. pudiendo el acreedor accionar conjuntamente en contra de ellos o contra cualquiera a su arbitrio. 2. esto es lo que hoy denominamos pago. la ley confiere ciertos derechos al acreedor para obtener el cumplimiento forzado de la obligación. puede exigir a cada codeudor su respectiva cuota. Efectos entre acreedor y codeudores. pues modifica el efecto normal de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Se dice que es una garantía para el acreedor. Puede deberse a un hecho del deudor o por una causa ajena a él. el pacto de no pedir la prestación a determinada persona. Ocurre cuando la prestación no es realizada en absoluto o es realizada defectuosa.a. Relaciones entre codeudores. Ej. Se la concibe como una modalidad de las obligaciones. la capitis diminutio. INCUMPLIMIENTO. este será responsable. Así: 1. a menos de tratarse de una 143 . El cumplimiento por cualquiera de los deudores extingue la obligación respecto de todos. 3. disponía de la actio mandati contraria. pero solo entre ellos. 1. lo cual no es oponible al acreedor. dispone de la actio communi dividundo. En caso de que haya pagado un mandatario comisionado para el pago. pero no lo será cuando el hecho sea producto de un caso fortuito o fuerza mayor. la confusión. En caso de sociedad. 4. se puede valer de la actio familiae erciscundae. En principio la deuda es divisible entre todos los codeudores. incompleta o extemporáneamente. Si son varios los deudores y un solo codeudor paga el total de la deuda. En caso de comunidad. pero si ello no ocurre. b. 2. EFECTO DE LAS OBLIGACIONES El efecto tiene que ser la consecuencia normal que sigue la causa. En el caso de tratarse de coherederos. íntegra y oportuna realización de la prestación. Consiste en la efectiva. y para efectos de concurrir a la solución. Naturaleza jurídica. Si el incumplimiento se debe a un hecho del deudor. pues en el caso de la solidaridad pasiva. de allí que la doctrina entiende que el primer efecto de una obligación será su cumplimiento. EL CUMPLIMIENTO Es generalmente obligatorio. y cada codeudor participa en la proporción en que tenga interés en la deuda.

No existe intención de dañar. 2. corresponde a la falta mínima de cuidado. 1. No basta el incumplimiento para generar la responsabilidad. Responsabilidad extracontractual: surge de un hecho que causa daño y que no dice relación con el incumplimiento total o parcial de una obligación contractual. que el deudor no ha puesto en la relación contractual la diligencia que dispensa un buen o diligente pater familia. La responsabilidad puede ser penal o civil. será necesario determinar cuál ha sido la causa del incumplimiento o en qué forma ha influido el comportamiento del deudor. una previsión que sólo los hombres señaladamente inteligentes podían prever. 4. se precisa un cuidado más meticuloso. En el ámbito del incumplimiento de las obligaciones se define como “la conducta voluntaria y maliciosa del deudor tendiente a impedir el cumplimiento de la obligación o a hacer totalmente imposible la prestación que constituye su objeto.  Culpa lata o grave. Es la falta de cuidado o diligencia que debe emplearse en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho. 2. o se produzca estando el deudor en mora o bien que las partes hayan establecido lo contrario. obligación de género. Agrava la responsabilidad del deudor.  Culpa levísima. por lo cual al acreedor le corresponde probar el dolo. para no incurrir en ella. 3. DOLO. 144 . corresponde a la falta de la máxima diligencia. salvo en los casos previstos por la ley. vale decir. CULPA. Precisiones sobre la graduación de la culpa. No puede condonarse anticipadamente. No se presume. La responsabilidad civil se refiere a reparar patrimonialmente el daño causado y puede ser contractual o extracontractual. Graduación de la culpa en materia contractual. Es la negligencia total. No admite graduaciones. de forma tal que. por lo que estudiaremos los siguientes conceptos: 1. Principales aspectos de la responsabilidad contractual.  Culpa leve corresponde a la falta del cuidado ordinario. pero sí se puede liberar al deudor del dolo ya cometido. Responsabilidad contractual: surge del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. con el propósito de provocar un perjuicio al acreedor” Aspectos a destacar respecto del dolo en materia de incumplimiento contractual.

3. Efectos del caso fortuito. Esta es la regla general. La fuerza mayor es el hecho que. Aspectos a destacar respecto de la culpa en materia contractual. En materia contractual la culpa se presume. 3. 1. Se extiende hasta la culpa leve cuando el negocio mira al provecho de ambos.1. Caso fortuito es un evento no imputable al deudor que ninguna humana inteligencia podía prever. el caso fortuito o fuerza mayor extinguían la deuda. antes de que ésta acontezca. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. La culpa extracontractual se denomina culpa aquiliana y la responsabilidad contractual se denomina responsabilidad aquiliana. la culpa no admite graduaciones. pues supone un vínculo anterior. Admite graduaciones. pero puede ser alterada por la voluntad del las partes o por disposición de la ley. 3. Tratándose de obligaciones de especie. Se puede liberar al deudor de responder en un caso de culpa. aun cuando haya sido previsto. salvo que el deudor hubiese asumido voluntariamente el riesgo de caso fortuito o fuerza mayor o que se encontrara en mora. se equipara al dolo. Distinción entre culpa contractual y culpa extracontractual. 4. La culpa contractual no es fuente de obligaciones. En caso de incumplimiento. 1. La responsabilidad llega sólo hasta la culpa lata cuando la relación jurídica interesa o aprovecha exclusivamente al acreedor. y éste debe probar que el incumplimiento no se debió a negligencia suya. no se puede resistir. en materia extracontractual debe probarse. 145 . 2. En el caso de las obligaciones de especie no extingue la obligación puesto que “el genero no perece”. Entre la culpa contractual y extra contractual existen las siguientes diferencias: 1. La culpa grave. En materia extracontractual. en cuanto a sus efectos. 3. 2. El deudor queda exento de responsabilidad en el caso de las obligaciones de especie y siempre que no esté en mora. Es tan total que parece dolo. el deudor se presume culpable. Se responde de la levísima cuando el negocio sólo interesa al deudor y no al acreedor. 2.

Se hace responsable de los riesgos de la especie o cuerpo cierto y así. Interpelación. La mora purga la mora. Esta es la llamada exceptio del contrato no cumplido. Mora del deudor o mora debitoris. Existencia de una obligación civil.2. El deudor no es responsable del retardo si éste se debe a caso fortuito. Supone la interposición de una demanda. es responsable por el caso fortuito sucedido durante la mora. Así. En este evento el deudor sólo responde de la culpa grave o dolo y el acreedor deberá pagarle los perjuicios que su negativa le causen. El que alega caso fortuito debe probarlo. B. se constituye en mora. En todo caso. por su culpa o dolo. retrasa la ejecución de la obligación. Que la obligación sea exigible. Prueba del caso fortuito. pero a partir de Justiniano el deudor puede liberarse de esta responsabilidad demostrando que la cosa igual hubiera perecido aunque la hubiese tenido ya el acreedor. Tenemos entonces que mora y retardo no son conceptos sinónimos. 3. El acreedor no puede negarse a recibir lo debido y . además la ley puede establecer que el deudor deba responder ante determinados eventos que podrían ser considerados como caso fortuito. Los riesgos pasan al acreedor. Retraso imputable al deudor 4. El acreedor incurre en mora cuando. Requisitos: 1. Mora del acreedor o mora creditoris. las partes pueden convenir efectos distintos. El deudor debe abonar intereses. En caso de obligaciones conexas que derivan de contratos bilaterales la constitución en mora del deudor exige que el acreedor por su parte haya cumplido la obligación correlativa. Fuentes de las obligaciones 146 . después de la interpelación del acreedor o la obstaculización por parte del acreedor a recibir la cosa ofrecida por el deudor en tiempo oportuno. pero exige además. por regla general. la mora del deudor supone retardo. Efectos de la mora debitoris. de hacerlo. una actividad del acreedor. A. La perpetuatio de las obligaciones de especie o cuerpo cierto. 2. LA MORA Es el retardo en el cumplimiento de una obligación debido a culpa del deudor.

Prenda. Garantías reales: en ellas con una cosa se pretende garantizar o asegurar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE EXTINGUIR. 1. El término clásico para designarlo es solutio o satisfactio. Ej. La ley Garantías de las obligaciones Las garantías se establecen o constituyen mediante negocios jurídicos que se celebran entre acreedor y deudor o entre uno de ellos y terceros. Contratos 2. Garantías personales: en ellas se establece a favor de un sujeto (acreedor) el derecho de dirigirse no sólo contra su deudor sino contra el patrimonio de otras personas. MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES Causa o modo de extinguir las obligaciones es el hecho jurídico al cual la ley le atribuye la virtud de hacer desaparecer el vínculo que liga a acreedor y deudor. y se reconoce al pago o solutio o satisfactio como un modo normal de extinguir las obligaciones. Son los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales dos personas se encuentran en situación de acreedor y deudor una de otra. Cuasidelitos. 147 . En pocas palabras. era necesario un acto contrario al que la había hecho nacer (Principio de que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen). Clases de garantías: Existen dos tipos: personales y reales. las causas que engendran una obligación. Hasta fines de la República. Delitos 4. vale decir en el evento que el deudor principal no cumpla. hecho voluntario lícito no convencional que genera obligaciones 3. Las que nacen de un delito. a) Voluntarios y no voluntarios. quienes se han obligado frente al acreedor en la misma forma que el deudor principal o en forma subsidiaria. hipoteca. Posteriormente se admite que el simple cumplimiento de la prestación extingue la obligación. 2. Existen dos tipos de obligaciones: 1. el simple cumplimiento (solutio o satisfactio) no era por sí suficiente para extinguir la obligación. Hoy en día las fuentes de las obligaciones son: 1. Cuasicontratos. Las que nacen de un contrato 2. hecho ilícito generador de la obligación de pagar una suma de dinero a título de pena privada. pero que el derecho civil no tipifica como delito privado 5.

Nexi liberatio. mutuo consentimiento. sin éste o con prohibición expresa del deudor. de todos modos se extingue la deuda. Pérdida de la cosa debida. novación. es decir. remisión. Con Justiniano no existe diferencia entre una y otra clase de esto modos de extinguir. juramento. o dación en pago. pérdida de la cosa . aptitud legal para pagar. pago. pacto de no pedir la deuda. Pacto de no pedir razón de la cosa. confusión. El acreedor puede aceptar recibir una prestación distinta de la debida. Tienen por causa la voluntad de las partes. 3. permitiendo neutralizar la acción intentada por el deudor. acceptilatio. tiempo y modalidades convenidas. VOLUNTARIOS. De paralizar definitivamente la acción. transacción. es lo que se llama datio in solutum. requieren ser alegados por vía de excepción. EN CUANTO AL OBJETO. sin que subsista ni aún una obligación natural. pero se genera el problema de determinar si el tercero tiene o no acción para hacerse restituir de lo pagado. compensación consensual. acceptilatio. Compensación. mutuo disentimiento. De paralizar temporalmente la acción(excepción de plazo) aun subsistiendo el deudor puede defenderse mediante una excepción que le concede el pretor. Existen obligaciones que sólo pueden ser cumplidas por el propio deudor. Normalmente paga el deudor. 2. 2. Ya sea que el tercero pague con conocimiento del deudor. 148 . Requisitos del pago. novación. EN CUANTO A LOS SUJETOS. Son consecuencia de hechos ajenos a las partes a los cuales la ley confiere fuerza extintiva. OPE EXCEPTIONIS Son los reconocidos por el derecho pretorio. NO VOLUNTARIOS. Se exige que el deudor que paga tenga capacidad para obligarse. prescripción extintiva. esto es la ejecución de la prestación debida en el lugar. capitis deminutio y otras. prescripción extintiva. que operan de pleno derecho. 1. Pago. su efecto era parecido al de los modos de extinguir ipso iure. salvo que se hubiera pactado y con la salvedad del beneficio de competencia. EL PAGO Es la prestación de lo debido. B. operan ope exceptionis. extinguen directa y definitivamente la obligación. lo que dependerá de la relación que exista entre él y el deudor. b) Ipso iure (Derecho civil) y Ope exceptionis (Derecho pretorio). muerte y capitis deminutio. confusión. IPSO IURE Son los reconocidos y sancionados por el derecho civil. (Si rechaza el pago incompleto no incurre en mora). El objeto del pago debe ser congruente con el de la prestación debida. No extinguen la obligación ipso iure. muerte. compensación. caso en el cual se habla de obligaciones infungibles de facere. A. El acreedor no puede ser constreñido a aceptar un pago parcial o incompleto. prescripción extintiva. 1. pero puede pagar un tercero con intención liberatoria (voluntad de extinguir la deuda).

EN CUANTO AL TIEMPO DE PAGO. 2. Cuando todas sean igualmente onerosas. pero también pueden recibirlo válidamente un representante de éste o sus herederos. Si se han establecido varios. Si el deudor paga menos de lo que debe. Si se establecía plazo. y tratándose de obligaciones de hacer. etc. Consiste en el depósito de la cosa en manos de la autoridad pública como resultado de la mora del acreedor que rechaza. y en caso de dinero. sin causa justificada. C. EN CUANTO AL LUGAR DE PAGO. debía cumplirse apenas fuera posible. si se trata de un menor que no tiene tutor o curador. Este tipo de pago también se aplica en caso de que sea desconocida la persona del acreedor. ésta debe pagarse en el lugar convenido. Pago por consignación. en el lugar donde se contrajo la obligación. El deudor puede pagar antes del plazo. por la obligación más onerosa. En la época clásica hay libertad en cuanto a medios probatorios. 1. exigiéndose la procedencia de determinadas pruebas. D. a base de su presunta voluntad. la oferta del pago íntegro y efectivo hecha por su deudor. conforme a su naturaleza (plazo tácito). caso en el que renuncia al plazo y no puede pedir la repetición. El depósito se hace en un templo u otro sitio designado por el juez. y no declara expresamente cuál de ellas tiene la intención de satisfacer. b. Prueba del pago. el pago se entiende efectuado. el deudor puede elegir mientras no se haya dirigido acción en su contra. de un ausente que no dejó procurador. Si la obligación nace de un contrato.3. LA NOVACIÓN 149 . y si este criterio no fuera útil. Normalmente el pago debe hacerse al acreedor. 1. a. De no establecerse plazo o condición. por aquélla más antigua. en el domicilio del deudor. Imputación del pago. De no establecerse lugar. en caso de tratarse de bienes corporales. debe hacerse primero respecto de los intereses y después respecto del capital. el acreedor no podía pedir el pago antes de su cumplimiento. no existiendo acuerdo al modo de imputarla. en el lugar donde se encuentren. Si el deudor tiene varias deudas con el mismo acreedor. 2. la imputación se hace proporcionalmente a cada una de las deudas. esto cambia en el Dº justinianeo.

4. y así tenemos que ella puede ser: A. POR INTERVENCIÓN DE UNA NUEVA PERSONA. COMPENSACIÓN. Requisitos. B. c) Legal. Requisitos de la compensación. La novación se presenta cuando a la novación ya existente se le cambia un elemento. plazo o condición. Clases de compensación. a) Convencional. del antiguo y del deudor. Formas de realizar la novación: Stipulatio y transcriptio. 150 . Requiere el consentimiento del acreedor y del nuevo deudor. Las partes lo acuerdan libremente. stipulatio y o nomina transcripticia. Se introduce una nueva modalidad. extinguiéndose la primera. La establece el juez en sentencia a solicitud de una de las parte. ENTRE EL MISMO ACREEDOR Y DEUDOR (Novación objetiva). Por cambio de acreedor. 2. Por cambio de deudor. mediante una imputación recíproca de los créditos a los débitos. Admite dos posibilidades: 1. INTENCIÓN DE NOVAR.Requiere el consentimiento del acreedor nuevo. ACUERDO ENTRE LAS PARTES. Identidad de los sujetos. b) Judicial. Es un modo de extinguir las obligaciones existentes alternativamente entre dos personas. Debe materializarse en un contrato formal. Opera ipso iure. 3. Es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en la sustitución de una obligación antigua por una nueva. Clases de novación. 1. Ambas válidas civil o naturalmente. o se sustituye el objeto o causa de la obligación. 1. 2. EXISTENCIA DE DOS OBLIGACIONES. QUE LA NOVACIÓN CONTUVIERA UN ELEMENTO NUEVO QUE DIFERENCIARA A LA OBLIGACIÓN NUEVA DE LA ANTERIOR.

sea temporal o definitivamente. haciendo renuncias recíprocas a sus pretensiones. el deudor se libera. SOLUTIO PER AES ET LIBRAM. Homogeneidad de los objetos. 151 . a la acción que estiman competerles. Opera cuando dos personas que tienen derechos litigiosos o dudosos resuelven poner fin a sus diferencias. Puede darse la confusión entre acreedor y fiador. TRANSACCIÓN. Ambas prestaciones deben tener por objeto cosas fungibles de la misma especie. 3. Se conocen varias clases: 1.2. pues nadie puede ser garantía de sí mismo. pero ello no extingue la obligación principal. esto es. PACTO DE NON PETENDO CONTRARIUS CONSENSUS CONFUSIÓN Reunión en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor respecto de una deuda. sin perjuicio de que pueden oponerse en compensación las deudas naturales. con posterioridad se torna imposible de cumplir. y en la atribución unilateral o recíproca de alguna cosa o de un derecho. siempre y cuando la imposibilidad haya sobrevenido antes de incurrir en mora y no fuese producto de un hecho suyo. esto es. caso en el cual se extingue la fianza. la garantía. ACCEPTILATIO. o se trata de una prestación que si bien fue posible al tiempo de nacer la obligación. 2. Debe distinguirse si se trata de un acto e estricto derecho o de buena fe. 3. PLAZO Y CONDICION RESOLUTORIO O EXTINTIVO. PÉRDIDA DE LA COSA DEBIDA o imposibilidad de cumplimiento Si se extingue la especie. Validez y exigibilidad del crédito. Se presentan cuando el acreedor renuncia a su derecho de exigir el pago. CONVENCIONES LIBERATORIAS O REMISIÓN.

independientemente de que el poseedor sea verdadero dueño o no. sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo. No opera de pleno derecho. Así. por cuanto ellos detentan una cosa. al mero hecho de tener físicamente una cosa. Inactividad del acreedor. CAPITIS DEMINUTIO. Distinción entre possessio iusta y posssessio iniusta. entre otros. III. el depositario. pero extingue las obligaciones intransmisibles. Transcurso de un periodo de tiempo determinado por la ley. el señorío o disposición de hecho sobre una cosa con la pretensión de tenerla como propia. utilizan la expresión possessio civilis para referirse a la tenencia de una cosa como dueño. pero no tienen animus dominii. IV. 2. Es la extinción de una obligación. mientras otra persona no justifica serlo. como las que emanan de deudas procedentes de delitos. las que emanan del mandato o del contrato de sociedad. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Distinción entre possessio ad usucapionem y possessio ad interdicta. sin que el acreedor haya exigido su cumplimiento. o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Distinción entre possessio ad usucapionem y possessio civilis. GUIA 5 II PARTE LA POSESIÓN Art. 152 . CLASIFICACIONES DE LA POSESIÓN I. es decir. por el transcurso de un determinado periodo de tiempo. Por otra parte. EVOLUCIÓN DE LA POSESIÓN Los juristas denominan possessio naturalis. tiene que ser declarada judicialmente. el pignoratario y el usufructuario. Distinción entre possessio civilis y possessio naturalis. Modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido durante un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. sobre la base de una ficción de no haber tenido lugar la capitis deminutio. Extinguía las deudas del ius civile. lo que hoy denominamos mera tenencia o simple detentación. vale decir. el arrendatario. El poseedor es reputado dueño. En general no extingue las obligaciones. el comodatario. MUERTE DEL DEUDOR. pero en ciertos casos el pretor confería al acreedor algunas acciones para exigir su derecho. II. Lo que hoy denominamos como posesión corresponde a la llamada possessio civilis. PRESCRIPCION EXTINTIVA O LIBERATORIA. las que pasan a los sucesores. PRESUPUESTOS 1. son poseedores naturales. 700.

POSSESSIO AD USUCAPIONEM: aquélla que conducía. vale decir. al cumplirse ciertos requisitos. el poseedor natural no puede llegar a ser propietario por este expediente. En cambio. entre otros. el primero. sin que sea necesario tener un justo título y entrar de buena fe a poseer la cosa. DISTINCIÓN ENTRE POSSESSIO AD USUCAPIONEM Y POSSESSIO AD INTERDICTA. el poseedor natural que pierde la tenencia de la cosa no dispone de estas herramientas. justo título y buena fe. quien dispone de la cosa y tiene la voluntad de conservarla y defenderla como suya . POSSESSIO AD INTERDICTA: aquélla que no conducía a la adquisición del dominio. puede llegar a ser dueño de la cosa por el transcurso del tiempo. En cambio. pero que otorgaba al poseedor tutela para su señorío. a la adquisición de la propiedad del bien poseído. por intermedio de los interdictos posesorios. mediante la usucapión. 153 . IV. por cuanto. Entre el término possessio civilis y possessio ad usucapionem existiría una relación de género a especie. II. puesto que para usucapir es necesario ser poseedor civil y cumplir ciertos requisitos. (En atención a los efectos jurídicos que podía acarrear la posesión). si se cumplen otros requisitos legales. precisamente mediante la usucapión. Distinción entre possessio de buena fe y possessio de mala fe. por otra. Otro rasgo distintivo es que si el poseedor civil pierde la posesión puede recuperarla ejerciendo la acción reivindicatoria si es el dueño de la cosa. de la tenencia (possessio naturalis). Para ser poseedor ad usucapionem hay que ser poseedor civil. DISTINCIÓN ENTRE POSSESSIO IUSTA Y POSSESSIO INIUSTA. La possessio naturalis es un poder de hecho sobre una cosa sin intención de considerarla como de su propiedad. que es la mera disponibilidad de una cosa reconociendo dominio ajeno. de la propiedad (dominium). La posesión (possessio civilis) se distingue. I. DISTINCIÓN ENTRE POSSESSIO CIVILIS Y POSSESSIO NATURALIS. Para ser poseedor civil basta con detentar físicamente una cosa. El poseedor civil se distingue del natural. V. III. DISTINCIÓN ENTRE POSSESSIO AD USUCAPIONEM Y POSSESSIO CIVILIS. o mediante la acción publiciana si no lo es. y. pero no todo poseedor civil es poseedor ad usucapionem. que es el señorío jurídico absoluto. por una parte. La jurisprudencia romana reconoce como poseedor civil a quien se comporta como dueño respecto de una cosa.

Poseía de buena fe aquél que creía tener un derecho legítimo sobre la cosa poseída. la cosa es entregada en posesión al comprador. 2.  Poseedor con vicio precario. La causa es un contrato de compraventa. sin que lo sepa el dueño o poseedor. V. en el evento de que no hayan dejado al que recibió la cosa en base a uno de estos títulos. pero sin emplear fuerza. VICIOS DE LA POSESIÓN  Poseedor violento. (En atención a la forma como había sido adquirida la posesión) POSSESSIO IUSTA: Aquélla que había tenido una fuente legítima de adquisición. PRO SUO (Como suyo o como propio) Es necesario que el poseedor crea ser suya la cosa. pero que por un defecto de forma o de fondo tan sólo legitima la posesión.  Poseedor clandestino. La iusta causa possessionis es la donación. DISTINCIÓN ENTRE POSESIÓN DE BUENA Y MALA FE. Se da cuando se entregan bienes al sujeto en calidad de dote. POSSESSIO INIUSTA: Aquélla nacida por efecto de un vicio o por lesión para el anterior poseedor. PRINCIPALES CAUSAS O JUSTOS TÍTULOS POSESORIOS. (En atención a la convicción que tuviera el poseedor respecto de su condición de tal). pero sí contra cualquier otro individuo que intente perturbarla. vicios que podían ser la violencia. Se indican con el prefijo “pro”. o poder haber sido suya de no haberse omitido las formalidades civiles de la adquisición. es el que con violencia en las personas o fuerza en las cosas entra en posesión de un mueble o inmueble. En virtud de ella. dejando al sujeto como poseedor. Justo título es todo hecho o acto jurídico que hubiera por sí mismo conducido a la adquisición del dominio. clandestina ni precaria. contra éste la posesión viciosa no es amparada por interdictos. PRO DOTE. independiente de que además haya adquirido el dominio. la que no es violenta. 3. PRO EMPTORE. sin perjuicio de poder dejarlo como dueño. 154 . PRO DONATO. es el que tiene una cosa habiéndola solicitado y que luego se niega a restituirla a aquél que se la entregó. IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE POSSESSIO IUSTA E INIUSTA Esta distinción sólo tiene importancia respecto del poseedor anterior. Es la possessio exenta de vicios. si el que entrega es dueño de las cosas. la clandestinidad o el precario. 1. Todos estos títulos podrán ser invocados como justo título en materia de usucapión. independiente de que además haya adquirido el dominio. es el que entra a poseer clandestinamente. 4.

Debe tener existencia independiente. que es un hecho. Es la posibilidad física de disponer de una cosa. sólo detentación o mera tenencia. ni partes divididas de una cosa mueble. Debe ser corporal. Para Savigny la posesión es un hecho. Confiere la acción publiciana. tratarse de una cosa específica. b. Animus. Sólo las cosas corporales son susceptibles de posesión. esta situación de hecho da lugar a una serie de derechos o beneficios al poseedor. es decir.Poseía de mala fe el que actuaba como poseedor a sabiendas de que carecía de derecho alguno sobre la cosa objeto de su señorío. 1. 4. (Elemento espiritual). pero posteriormente se entendió que no era necesario el contacto directo con la cosa. Nuestro legislador siguió mayoritariamente la teoría de Savigny. Permite la adquisición de frutos. Von Ihering considera que si bien la posesión nace de un hecho. como ocurriría con los menores de 7 años y los dementes. Se trata de dilucidar si la posesión es un hecho o un derecho. Debe estar dentro del comercio humano. sino la posibilidad de disponer de ella. Es la intención o voluntad de actuar como si se fuera dueño de la cosa. COSAS SUSCEPTIBLES DE POSESIÓN REQUISITOS. Quien posee de mala fe no necesariamente es poseedor injusto. de disponer de ella con exclusión de toda otra persona. Permite llegar a adquirir el dominio de las cosas por usucapión. En un principio el corpus decía relación con la idea de la aprehensión física. lo que se aprecia en la definición. 2. Existen dos posiciones principales. pues la buena o mala fe pueden existir tanto en la posesión adquirida sin vicios como en la viciosa. no cabe poseer las cosas que forman parte integrante de un todo. pero que por sus consecuencias se asemeja a un derecho. los derechos son intereses jurídicamente protegidos y el derecho es la seguridad jurídica del goce. sin perjuicio de la posibilidad de adquirirla por representante legal. Debe ser determinada. Cuando falta el animus no hay posesión. c. pero en el derecho romano se habría desarrollado la idea de una posesión de derecho. 3. de lo cual resulta que la posesión es un derecho porque está jurídicamente protegida. Este elemento determina que quien no tiene voluntad no puede adquirir la posesión. Corpus. ELEMENTOS DE LA POSESIÓN CIVIL a. b. pues nos habla de la tenencia. En todo caso. IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE POSESIÓN DE BUENA Y MALA FE a. con exclusión de toda otra persona. denominada 155 .

Si se inunda permanentemente un predio. Cesa el poder físico del poseedor. el pupilo por medio de su tutor y las personas jurídicas merced a un acto de un procurador u hombre libre. 3. reemplazándola por la de detentar la cosa por otro. b. Pérdida del animus. se estableció la excepción en el caso del poseedor a quien sobreviniera una enfermedad mental. los municipios por medio de sus esclavos u hombres libres. En caso de pérdida material de las cosas. si bien se mantuvo como exigencia. Quien poseía una cosa la vende a otro. nuestro legislador considera susceptible de posesión tanto las cosas corporales como las incorporales. En cuanto al animus. PÉRDIDA DE LA POSESIÓN a. fundamentalmente respecto del corpus. lo que se generaliza en el derecho justinianeo a cualquier persona que actúe como intermediario. Cuando otro se apodera de la cosa poseída con ánimo de hacerla suya. En caso de abandono de la cosa por el poseedor con intención de desprenderse del dominio (derelicción). Pérdida del corpus. es decir. 2. La diferenciación de los dos elementos permite explicar la adquisición. ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN La posesión se adquiere con la entrada en el poder de disposición de la cosa y con la intención de poseerla a título exclusivo. CONSERVACIÓN DE LA POSESIÓN En un principio estaba condicionada a la coexistecia del corpus y animus. se hace imposible el ejercicio de actos posesorios. se requiere que concurran corpus y animus. sus elementos constitutivos. En todo caso. Desde la última jurisprudencia clásica se admite la adquisición por medio de representante. sino para el pater. siempre y cuando no se encuentren bajo el poder del poseedor. 156 . pero sigue ocupándola como mero tenedor. por ejemplo. por la concurrencia de ambos. Es lo que ocurre cuando un alieni iuris adquiere la tenencia posesoria. Ocurre en los siguientes casos: 1. Cuando. Ej. cuasiposesión. Se habla aquí de un ejercicio fáctico de un derecho. pero en dos sujetos distintos. En caso de tradición de la cosa efectuada por el poseedor. c. sin pasar la posesión a otras manos. no para él. Ocurre en los siguientes casos: 1. Cesa la voluntad de seguir poseyendo. Pérdida de corpus y animus. Cesa la intención de poseer para sí. pero se atenuó al establecerse excepciones. 2. Ej. La persona reconoce dominio ajeno.

evitar que los particulares hagan justicia por sí mismos. Nuestro legislador conceptualiza a la buena fe como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos. Interdictos posesorios. sino el hecho de la posesión. El propietario bonitario. Protege la possessio iniusta. En caso de fallecimiento del poseedor. la tutela de la posesión es un complemento necesario de la tutela de la propiedad. Protege la possessio iusta y de buena fe. por ejemplo. Para Ihering. lo que en realidad se protege es el dominio. la adquisición de frutos. EJERCICIO. el que adquiere de un incapaz conociendo de su incapacidad. que normalmente coincide con la posesión. Es un requisito objetivo de ésta. Cuando el poseedor es privado de la posesión. Puede ser intentada por: a. Otro requisito de la usucapión en el periodo clásico es la buena fe del usucapiente al tiempo de entrar en posesión. POSESIÓN Y USUCAPIÓN Buena fe (requisito subjetivo). y el justo título es el que demuestra que el adquirente no lesionó el derecho ajeno cuando tomó posesión de la cosa. pero tiene importancia para ciertos efectos. por ejemplo. exentos de fraude y todo otro vicio. 2. para recuperar la cosa de manos de quien la tuviese. La buena o mala fe se aprecia al momento de adquirirse la posesión y así la mala fe sobreviniente no es obstáculo para la prescripción. es la convicción de ser dueño de la cosa.3. Justo titulo (requisito objetivo). 1. es decir. uno de los requisitos para usucapir es un justo título. entonces. Este es un requisito subjetivo de la usucapión. Es la acción que tiene el poseedor desposeído que estaba en vías de adquirir por usucapión. La posesión es de mala fe cuando ha sido adquirida con conciencia de su ilicitud o faltando esa conciencia por un error inexcusable. Recuperar la posesión. LA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN 1. la usucapión supone una possessio iusta. Acción publiciana. FUNDAMENTO SUPUESTO FINALIDAD Ficción de la usucapión cumplida. La buena fe se presume. Debemos señalar que lo que se discute concretamente en los interdictos posesorios no es el derecho para poseer. Es decir. 157 . LA ACCIÓN PUBLICIANA. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN POSESORIA Existen dos teorías principales: Savigny considera que el fundamento es la paz pública. En el derecho clásico.

c) En caso de ser ambos poseedores de buena fe. El poseedor que habiendo recibido por traditio una cosa de quien no era su dueño. 2. éste opondrá la calidad de propietario mediante la exceptio iusti dominii. pues en el derecho justinianeo la violencia no puede ser una excusa para hacer justicia por propia mano y el interdicto procede no sólo en contra de quien ejerce la violencia. 158 . Una donación seguida de tradición) o bien originario (Ej. estaba en vías de usucapir. b. Interdicto possidetis. El justo título debe ser traslaticio de dominio. sino también en contra de quien la ordena. En cuanto a los utrubi interdictos recuperandae possessionis ya no se distinguen y genéricamente se habla de interdicto de unde vi. Interdicto uti possidetis b. triunfará aquél que disponiendo de título la hubiese poseído primero. con lo cual el demandante perdería el juicio. Interdictos retinandae possessionis Interdictos recuperandae possessionis Derecho Clásico: distinguir entre cosas muebles e inmuebles. c. Si ambos la recibieron de distintas personas. Ocupación de una res derelictae). El verdadero propietario civil de la cosa de la cual ha perdido la posesión. Justo título. sin perjuicio de lo dicho acerca de la propiedad bonitaria. pudiendo éste ser derivativo (Ej. Buena fe. con exigencia de una año plazo para ejercerlo y pudiendo ser deducido incluso por quien posee viciosamente respecto a su adversario. REQUISITOS PARA EJERCERLA 1. INTERDICTOS POSESORIOS. Derecho Justinianeo: los interdictos retinandae possessionis se refunden en uno solo bajo la denominación de uti a. 2. b) Si el demandado era poseedor de mala fe triunfará el demandante. vence el actual poseedor. EFECTOS DE LA ACCIÓN PUBLICIANA a) Si el demandado era dueño de la cosa.

B. a. Estan destinados a restituir la posesión de una cosa a quien ha sido despojado de ella con violencia. salvo que él fuera poseedor vicioso respecto del que lo perturbaba. Se concede a quien haya estado en posesión de una cosa mueble durante la mayor parte del año anterior al interdicto sin violencia. Debía ser interpuesto dentro del plazo de un año contado desde el momento del despojo. CLASES DE INTERDICTOS Según si tienen por objeto mantener una posesión y recuperarla se clasifican en: A. Se diferencia del anterior en que procede cuando alguien ha sido despojado de la posesión con violencia ejercida con arma o consumada por una tropa de personas. Se otorgaba a favor de aquél que había sido expulsado de un fundo o impedido de entrar en él por cualquier forma violenta (excepto la contemplada en el interdicto vi armata) y que la posesión del poseedor perturbado no fuese viciosa respecto de su adversario. Posteriormente la protección interdictal se extiende al poseedor civil. 2. Interdicto de vi cottidiana. Estos interdictos deben ser opuestos dentro del año en que se ha sufrido la perturbación o molestia. respecto de la cual se sufre alguna perturbación. pero respecto de las cosas muebles. clandestinidad o precariedad respecto de su adversario. Su finalidad es impedir toda perturbación en la posesión de inmuebles y se otorgaba al actual poseedor en contra de cualquiera que lo perturbara. INTERDICTOS DE RETINANDAE POSSESSIONIS O INTERDICTOS PROHIBITORIOS. y en la época clásica ordinariamente se utilizan para este último. Interdicto utrubi. Interdicto de vi armata Concepto: acciones especiales que tienen como fundamento a la posesión y cuyo objetivo es protegerla. No tenía limitación de plazo para interponerlo y procedía aún cuando el desposeído tuviera un posesión viciosa con respecto al causante del despojo. INTERDICTOS DE RECUPERANDAE POSSESSIONIS. Son de esta especie: 1. Están destinados a conservar la posesión de una cosa. Interdicto uti possidetis. En una primera época eran remedios procesales para proteger ciertas situaciones de tenencia de cosas. Tenia la misma finalidad que el anterior. Interdicto de vi armata. Permiten recuperar la posesión de inmuebles. También fueron utilizados por los propietarios por la facilidad dado que bastaba con acreditar la posesión. 159 . Interdicto de unde vi b. Son de esta especie: 1. Este interdicto obtenía el reintegro en la posesión del poseedor que había sido despojado de ella y se le otorgaba una indemnización de perjuicios. 2.

La posesión puede coincidir con el dominio. 2. cuando éste. es decir. aquél que en garantía de un crédito había recibido en prenda una cosa. esto es la teoría de Savigny. sin perjuicio que durante la época de Justiniano se brindó a ciertos meros tenedores la misma protección que a los poseedores. IMPORTANCIA JURÍDICA DE LA POSESIÓN 1. prenda) o porque tiene un derecho personal respecto del dueño (arrendamiento. INTERDICTO DE QUOD PRECARIO. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. La mera tenencia no conduce a la usucapión. El poseedor de buena fe. Ocupación. NATURALEZA JURÍDICA DE LA POSESIÓN Para Savigny la posesión es un hecho. porque está jurídicamente protegida. 3. Se trata de una presunción simplemente legal. Es el que concede el pretor para recuperar la cosa en posesión cedida al precarista. Tal cosa ocurre en los siguientes casos: a. DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA 160 . el peso de la prueba recae sobre el reivindicante que debe acreditar que es propietario. si se cumplen otros requisitos. Falta el animus. comodato). requerido para devolverla. El precarista y el secuestre (especie de depósito al que se recurría cuando dos personas disputaban la propiedad de una cosa). se negaba a restituirla o bien para obtener una indemnización en caso de haber éste dejado dolosamente de poseer. pero en muchos casos el poseedor no es dueño. LA MERA TENENCIA Es la tenencia de una cosa reconociendo dominio ajeno. La posesión está garantizada contra toda perturbación mediante ciertas acciones procesales especiales denominadas interdictos y por la acción publiciana. mientras se mantenga la buena fe. adquiere los frutos de la cosa poseída. Ej. Nuestro legislador siguió por la teoría mayoritaria. Ordinariamente el mero tenedor detentará la cosa. La posesión de buena fe conduce a adquirir el dominio de la cosa poseída mediante la usucapión. b. pero que por sus consecuencias se asemeja a un derecho. es decir. 4. 5. El poseedor goza en los juicios reivindicatorios de una legitimación pasiva. La adquisición de la posesión lleva en ciertos casos a adquirir inmediatamente el dominio o la propiedad de la cosa. Ihering considera que la posesión es un derecho. ya porque tiene un derecho real sobre ella (usufructo. El acreedor prendario. El derecho no protege de igual forma al poseedor que al mero tenedor.

Derecho real consistente en un gravamen constituido sobre una cosa ajena en beneficio de una persona distinta del dueño. Pueden ser clasificados en de goce y disfrute y de garantía. Son gravámenes que pesan sobre la cosa. Es el gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Pueden tener como objeto o recaer tanto 3 sobre cosas muebles o inmuebles. Usufructo Personales Uso Habitación 1. Según el art. Así. en el Dº Justinianeo se conceptualiza al derecho real de servidumbre como un derecho real consistente en un gravamen constituido sobre una cosa ajena en beneficio de un predio o de una persona distintos del dueño. A. De goce y disfrute (servidumbre. N° SERVIDUMBRES PERSONALES SERVIDUMBRES PREDIALES Están establecidas en beneficio de una Están establecidas para una objetiva y 1 persona determinada. DERECHOS REALES DE GOCE. Sólo tiene por objeto inmuebles. 820 del C. De garantía (prenda. permanente utilidad de un predio vecino. enfiteusis. a. Son temporales. PARALELO ENTRE SERVIDUMBRES PERSONALES Y PREDIALES.C. en principio se extinguen con 2 la muerte del titular. CLASIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES EN EL DERECHO JUSTINIANEO a. superficie). b. DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA b. Son perpetuas. SERVIDUMBRES PERSONALES. Operae servorum e animale Prediales En el derecho justinianeo. SERVIDUMBRES PREDIALES. Son los que recaen sobre cosas en favor de personas distintas de sus propietarios. que ésta lleva consigo. CARACTERÍSTICAS DE LAS SERVIDUMBRES EN EL DERECHO JUSTINIANEO 161 . se incluían en el concepto de servidumbre tanto las servidumbres prediales como las personales. hipoteca). a diferencia de lo que ocurre en el derecho clásico y en nuestro ordenamiento. SERVIDUMBRES.

Derecho a hacer reposar una construcción en el muro vecino. 3.1 Servidumbre de itineris. autoriza para hacer pasar carros. b. 5.2 Servidumbre de actus. El propietario de la cosa debe únicamente soportar o padecer la servidumbre o. Criterio: Según si supone o no la existencia de edificación. En principio son indivisibles (no pueden adquirirse ni ejercerse parcialmente). la servidumbre no puede consistir en un hacer. a caballo o en litera por el predio sirviente. Impide que el vecino levante muros o construcciones más allá de cierta altura. Son derechos limitados por su contenido. con toda clase de carros y transportando vigas. Servidumbre de paso. ganado y animales de carga. Imponen al propietario del predio sirviente la necesidad jurídica de abstenerse de algo que si no existiera la servidumbre le sería lícito hacer. La servidumbre consiste en un padecer. Son derechos reales en cosa ajena. a. Servidumbre oneris ferendis. Son las que no pueden existir sin edificación. Es inherente al fundo y por lo tanto se transmite con éste y no puede enajenarse separadamente del predio al que activa o pasivamente pertenecen. 2.: a. simplemente. pero en el Derecho justinianeo existía la excepción del usufructo. Deben satisfacer un interés permanente del predio dominante y consistir en una utilidad que pueda constantemente prestar el predio sirviente. no en un hacer. 4.: a.1. 6. y como derechos reales están protegidos por las acciones reales. Suponen la existencia de un predio sirviente (gravado) y uno dominante. 3. permite al dueño del predio dominante pasar a pie. 1. da derecho a pasar por el fundo vecino del modo más amplio posible. URBANAS. Servidumbre altius non tollendi. piedras y otros materiales de construcción. CLASIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES PREDIALES 1. no hacer algo. RÚSTICAS. Son las que existen sin necesidad de existir edificación. Ejs. SERVIDUMBRES URBANAS Y RÚSTICAS. 2. 4. Por regla general. a. No puede haber servidumbre sobre una cosa propia. Las servidumbres personales confieren facultades de uso o goce sobre la cosa gravada. Ejs. que era divisible. 162 . SERVIDUMBRES PREDIALES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. Son inseparables de los predios a que activa o pasivamente pertenecen. Según la extensión recibía diversos nombres: a.3 Servidumbre de vía.

SERVIDUMBRES PERSONALES En el Dº Justinianeo comprende los derechos en cosa ajena de usufructo. SERVIDUMBRES CONTINUAS Y DISCONTINUAS. Criterio: Según si supone para el propietario del predio sirviente un padecer o bien abstenerse de algo. USUFRUCTO. Servidumbre de acueducto. Se manifiestan con signos exteriores. Imponen al propietario del predio sirviente el abstenerse de hacer algo que le sería perfectamente lícito realizar de no estar constituida la servidumbre. 4. POSITIVAS. uso. Ej. 1. Ej. el aprovechamiento de sus frutos. Ej.b. Se ejercen a intervalos de tiempo más o menos largos y su ejercicio requiere de un hecho actual del hombre. SERVIDUMBRES APARENTES E INAPARENTES. DISCONTINUAS. sin necesidad de un hecho actual del hombre. INAPARENTES. Servidumbre de tránsito cuando se hace por una senda o camino trazado. Hay un signo o señal exterior que permite detectar la servidumbre. No construir más arriba de una determinada altura. Se pueden ejercer permanentemente. 3. dejar pasar. APARENTES. No se manifiestan o conocen por una señal exterior. SERVIDUMBRES POSITIVAS Y NEGATIVAS. Las servidumbres personales pueden comprender el uso de una cosa (derecho de uso). Imponen al propietario del predio sirviente la obligación de dejar hacer algo al propietario del predio dominante. o ambas a la vez (usufructo). Criterio: Según si se da a conocer o no a través de una señal. Criterio: Según si supone o no un hecho actual del hombre. Es un derecho real en cosa ajena consistente en la facultad de usar y gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y substancia para restituirla a su dueño. NEGATIVAS. CONTINUAS. Ej. Ej. 2. Ej. Servidumbre de luz o de vista. 163 . Servidumbre de acueducto. habitación y operae servorum e animale. Da derecho a conducir aguas a través del predio sirviente hasta el predio dominante mediante los correspondientes conductos. En la servidumbre de tránsito. Servidumbre de tránsito.

Por ejemplo. Soportar las cargas e impuestos que afectan a la cosa dada en usufructo. Derecho de usar por sí una cosa ajena. 1. 5. Indemnizar los perjuicios que pueda causar al propietario. 3. pero no la titularidad del derecho. el usuario de un rebaño 164 . hasta por culpa leve). Es temporal. 2. por culpa o negligencia suya. 1. Así. OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO. De ahi que el llamado cuasi usufructo se aproxime. su función socio económica no difiere del usufructo. cuando los beneficios son pocos. Es la facultad de aprovecharse de una cosa ajena en la medida necesaria para satisfacer ciertas necesidades propias del usuario o de su familia. quien se obliga a devolver otro tanto del mismo género. A su titular se le denomina usufructuario. Es un derecho personalísimo. Hacer suyos los frutos de la cosa. 4. haciendo las reparaciones necesarias para su conservación. 3. CARACTERÍSTICAS DEL USUFRUCTO. En principio. 2. Los frutos naturales los adquiere por su percepción y los civiles. DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO. desde un punto de vista estrictamente jurídico. el usufructo no puede constituirse sobre cosas consumibles por el uso. mucho más a un mutuo que a la figura del usufructo. sin percibir sus frutos. Sólo concede a su titular el ius utendi. pero excepcionalmente. le concede también algunas ventajas del ius fruendi. En el cuasi usufructo hay transmisión de la propiedad al usufructuario.DERECHO REAL DE USO. 2. Usar la cosa del modo más amplio. arrendamiento. venta) el ejercicio del usufructo. El cuasi usufructo es una figura híbrida. Puede constituirse sobre cosas corporales tanto muebles como inmuebles. sean naturales o civiles. Además. la consumibilidad de las cosas sobre las que recae chocan con el principio de salva rerum sustancia (conservar la forma y substancia). día a día. El usufructuario debía encuadrar el ejercicio de su derecho por el destino dado a la cosa por el propietario 5. EL CUASI USUFRUCTO. Usar y gozar de la cosa como un buen pater familias (por lo cual responde de los daños causados a la cosa. el derecho justinianeo reconoce la figura de cuasi usufructo. Conservar la cosa en buen estado. pero su naturaleza jurídica es muy diferente. 1. 2. sin perjuicio de la existencia del cuasi usufructo. 4. Restituir la cosa. 3. pero un senadoconsulto permitió constituir por legado el usufructo de todas las cosas que componen el patrimonio de una persona. salvo respecto de aquéllas que se consumen por su uso. Al dueño de la cosa gravada por el usufructo se le denomina nudo propietario. Puede ceder a cualquier título (donación.

Por adjudicatio. 165 . pues carece del ius fruendi. Reserva o deductio de la servidumbre hecha en la tradición de la cosa. pero más limitado que el usufructo. El usuario tiene que rendir caución de conservación y restitución. y negándole otras. B. D. Entonces. reconociéndole algunas facultades inherentes al usufructo. POR DISPOSICIÓN POR CAUSA DE MUERTE O TESTAMENTO. PROTECCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES 1. POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. es más amplio que el uso. hecha por el juez en juicio divisorio. CONSTITUCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES (tanto prediales como personales). Al momento de efectuarse la tradición de un predio. Servidumbre personal: Usufructo que tiene el padre sobre los bienes que constituyen el peculio adventicio del hijo. 2. pero no cederla gratuitamente. El titular de este derecho podía aprovechar personalmente este trabajo o bien arrendar su derecho. 6. el tradente se reserva. durante 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. 4. ACCIÓN CONFESORIA. Cuasi tradición. Por mancipatio.puede tomar un poco de leche. C. 1. Por in iure cessio. OPERAE SERVORUM Y OPERAE ANIMALIA Derecho de usar y/o gozar en propia ventaja de los servicios o del trabajo de esclavos o animales ajenos. Es el derecho se usar y ocupar una casa. POR DISPOSICIÓN DE LA LEY. Ejercicio continuado de la servidumbre. 3. sin oposición del propietario del fundo sirviente. una servidumbre de tránsito en favor suyo o bien de un tercero. decidiendo Justiniano erigirla como figura autónoma. Así. el habitador puede arrendar la casa. A. el enajenante se reserva una servidumbre sobre el predio transferido. sólo respecto de servidumbres constituidas sobre predios rústicos 3. Ej. POR ACTO ENTRE VIVOS.DERECHO REAL DE HABITACIÓN. por ejemplo. Tiene lugar cuando habiendo enajenado por mancipatio o in iure cessio un predio. 5. El usuario no puede arrendar o ceder el ejercicio de su derecho por el pago de un precio. Por retención o deductio de la servidumbre. En el periodo clásico se discutió si era de usufructo o de uso.

Por confusión. Por prescripción extintiva. FUNDAMENTO SUPUESTO FINALIDAD Que el demandado reconozca el derecho de servidumbre que tiene el Opera cuando quien alega la existencia demandante y que se le obligue a cesar de una servidumbre (demandante) es los actos que impiden u obstaculizan el Protección del derecho impedido u obstaculizado en el ejercicio ejercicio de dicho derecho. 3. REQUISITOS PARA EJERCERLA. Si volvía a reincidir. Esta acción se concede. EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES (tanto prediales como personales) 1. 2. por el no uso de la servidumbre. mediante del pago de una renta anual (elemento esencial específico). Que el demandante sea titular del derecho de servidumbre. Por cumplimiento de la condición resolutoria o llegada del plazo extintivo tratándose de las servidumbres personales. a perpetuidad o por largo tiempo. Por faltar el sujeto titular de ellas. Esto es. DERECHO REAL DE ENFITEUSIS. 6. de dicho derecho. por reunirse en la misma persona la titularidad del derecho de servidumbre y de dominio de la cosa sirviente. Por destrucción de la cosa sirviente. Es un derecho real consistente en una concesión de tierras por parte de entes públicos o sagrados a los particulares. de servidumbre. EFECTOS. 1. 2. 3. por medio de una sentencia especial llamada arbitrium. 4. el juez. al poseedor de buena fe de la servidumbre que reclama o del predio en cuyo favor está constituida la servidumbre. indemnizara los daños y otorgara caución. Por renuncia del derecho por parte del titular de la servidumbre. 5. ordenaba al demandado que cesara en sus actos de perturbación. 2. Que este derecho haya sido lesionado. En caso de acogerse. Que tratándose de servidumbres prediales. Esta acción se sometía al mismo procedimiento que la acción reivindicatoria. Esto es. el demandante debe ser dueño del predio dominante o al menos tener interés en la existencia de la servidumbre. se le imponía una sanción pecuniaria. además. 166 . PROCEDIMIENTO.

satisfecha la deuda. donde el deudor constituye a favor del acreedor un derecho real sobre una cosa o de un tercero para garantizar que cumplirá la obligación contraída. o bien se obliga junto con él. transmitía la propiedad de una cosa al acreedor. B. se obligaba a retransferir la propiedad al deudor cuando éste pagara la deuda garantizada. EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS REALES EN EL DERECHO ROMANO. UTILIDAD DE LAS GARANTÍAS. LA ENAJENACIÓN CON PACTO DE FIDUCIA. Un efecto meramente obligatorio: la obligación de retransmitir la propiedad realizando una mancipatio o una in iure cessio en sentido inverso. Miquel señala que la enajenación con fiducia consta de un doble acto: 1. Lex commisoria: en virtud de esta cláusula el acreedor fiduciario hace suya la cosa definitivamente si el deudor no paga a tiempo. Un acto informal: el convenio de fidelidad (pactum fiduciae). el cual. Un efecto real: la transmisión de la propiedad. 2.DERECHO REAL DE SUPERFICIE (equivalente hoy en día a la concesión). Es la garantía real más antigua.  En las garantías personales es una persona distinta del deudor la que se obliga a pagar el crédito en el evento de que el deudor no lo haga. Prenda e hipoteca. que obligaba al acreedor a retransmitir la propiedad. denominado pactum fiduciae. Es un derecho real que permite al superficiaro el pleno disfrute de un edificio levantado en suelo ajeno. Es transmisible entre vivos y mortis causa (el pago de una renta no es un elemento de la esencia). mediante un pacto. 3. Ej. Fianza. 167 . CLÁUSULAS QUE SUELEN AÑADIRSE A LA ENAJENACIÓN CON FIDUCIA 1.  En las garantías reales es una cosa la que asegura el cumplimiento de las obligaciones. Un acto formal de transmisión de la propiedad (por mancipatio o in iure cessio). solidaridad. Ej. Son derechos reales sobre cosa ajena y consisten en un acuerdo entre acreedor y deudor. DERECHOS REALES DE GARANTÍA. 2. Estos dos actos producen respectivamente dos efectos: 1. mediante la mancipatio o la in iure cessio. según la cual el deudor.

2. HIPOTECA O PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO O PIGNUS CONVENTIO A partir del pignus datio surge la hipoteca. El pretor.) como garantía del pago del canon de arrendamiento. y que quedaban en posesión del arrendatario. que tiene su origen en el arrendamiento de predios rústicos. no podía servirse de ella para garantizar otro crédito. Conjuntamente con estos derechos el acreedor prendario goza de una actio in rem. El acreedor prendario goza de dos derechos fundamentales: 1. En esta figura. En tal caso debe restituir al deudor el sobrante. la de retransferir el dominio. en caso de no cumplimiento oportuno. pero no es una possessio ad usucapionem. le confiere un interdicto (Salviano) por medio del cual se permitía al arrendador tomar posesión de los bienes prendados si el arrendatario no cumplía. Para paliar esto se confirió al arrendador una acción real. donde era frecuente que arrendador y arrendatario conviniesen en prendar los invecta et illata (animales y aperos de labranza que el arrendatario llevaba consigo e introducía en el fundo arrendado para cultivarlo. para proteger al acreedor. sino sólo la tenencia de una cosa. si la había. dejaba al deudor abandonado a la buena fe del acreedor. la acción serviana. El deudor. el acreedor no tenia ni la propiedad ni la tenencia o possessio ad interdicta de tales instrumentos de labranza y sólo estaba garantizado por un acuerdo de garantía sobre los mismos. evento en el cual el pretor confiere al acreedor ciertos derechos y acciones para asegurar que la cosa permanezca en su poder hasta que le sea pagada la deuda. Podia ocurrir que el deudor cumpliera su obligación pero no obstante ello el acreedor no cumpliera con la suya. sino una possessio ad interdicta. Pactum de distrahendo: en virtud de este pacto. Ius distraendi: facultad del acreedor pignoraticio para vender la cosa que le había sido entregada en prenda y para pagarse su crédito con el producto de la venta de la cosa. debiendo devolver la cantidad sobrante. 168 . el acreedor no satisfecho tiene la facultad de proceder a la venta de la cosa para cobrarse con cargo al precio de la misma. que permitía perseguir las cosas dadas en garantía de manos de cualquiera que las tuviese. DESVENTAJAS QUE GENERA LA ENAJENACIÓN CON FIDUCIA 1. por lo que si los invecta et illata se encontraban en posesión de un tercero. La fiducia si bien cumplía perfectamente su cometido de garantizar al acreedor. 2. por haberse desprendido del dominio de la cosa entregada en garantía. el arrendador no podía ejercitarlo. 2. que le permite perseguir la cosa de manos de cualquiera que la tenga. al deudor. PRENDA O PIGNUS EN SENTIDO RESTRINGIDO O PIGNORIS DATIO En esta garantía real el deudor garantizaba al acreedor entregándole no ya la propiedad como en la fiducia. Este interdicto era personal. Ius possidendi: derecho o facultad del acreedor que había recibido la cosa para poseerla.

Para referirse genéricamente a ambas se utiliza la expresión PIGNUS. CONSTITUCIÓN DEL PIGNUS 1. Es un derecho real accesorio: tanto la prenda como la hipoteca presuponen una obligación a la que garantizan. la conventio pignoris. en principio limitada al arrendamiento de predios rústicos. En una primera época se entendió que sólo podían ser objeto de pignus las cosas corporales. Es decir. Es indivisible. HIPOTECA es un derecho real constituido por el deudor a favor del acreedor sobre una cosa propia o de un tercero con su consentimiento para garantizar el cumplimiento de la obligación. Tanto las cosas muebles como inmuebles podían ser objeto de prenda o hipoteca. llamada finalmente hipoteca. sobre inmuebles. se denomina prenda sin desplazamiento y en el caso de inmuebles. 3. el acreedor no tiene la posesión de la cosa. La expresión “prenda sin desplazamiento” significa que la cosa permanece en poder del deudor. casos en los que fue concedida como acción serviana útil o hipotecaria. con el producto de la venta en caso de incumplimiento. 2. La prenda y la hipoteca se extinguen por el cumplimiento total de la obligación. En cuanto a las cosas incorporales o derechos. respecto de otros acreedores. hipoteca. todas las cosas comerciables son susceptibles de prenda e hipoteca. institución que hoy. Esta actio. confiriéndole la facultad de venderla y pagarse con preferencia. 2. CONCEPTOS PRENDA es un derecho real constituido por el deudor a favor del acreedor sobre una cosa propia o de un tercero con su consentimiento. sino que sólo podría desposeer al deudor en caso de que éste no cumpla con su obligación. por lo cual el pago parcial no altera el pignus. 169 . respecto de otros acreedores. POR TESTAMENTO. confiriéndole la facultad de venderla y pagarse con preferencia. POR CONVENCIÓN. El pignus puede recaer tanto sobre una cosa singular como sobre una universalidad de cosas e incluso sobre una cuota de una cosa. Puede ser constituido tanto por un deudor como por un tercero. OBJETO DEL PIGNUS Por regla general. CARACTERÍSTICAS DEL PIGNUS 1. tratándose de muebles. Así se generalizó esta nueva forma de garantía. PRENDA E HIPOTECA. se extendió a todo tipo de obligaciones y cualquier clase de cosas respecto de las cuales se hubiere celebrado un convenio análogo. sólo se acepta a partir de Justiniano. garantiza el cumplimiento total de la obligación. transmitiéndose la posesión natural de la misma para garantizar el cumplimiento de la obligación. con el producto de la venta en caso de incumplimiento. pero paulatinamente se fue introduciendo la tendencia a considerar que la prenda se constituye especialmente sobre bienes muebles y la hipoteca.

Beneficio de excusión. Ius distraendi 3. Cedendarum actionem. a. 3. 2. 2. Si el deudor no cumple la obligación. Derecho de preferencia 1. En todo caso. Ejs. POR DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD.3. Exceptio priori utilis. y si la deuda se ve satisfecha sólo en parte. el crédito subsiste por la diferencia. Si la deuda subsiste porque la prenda o la hipoteca no alcanza a cubrir el monto de la deuda habrá que perseguir la diferencia en otros bienes del deudor. Si se trata de la prenda. 170 . y una vez satisfecha la deuda. IUS DISTRAENDI o derecho de venta. El mutuante sobre el edificio para cuya construcción ha entregado dinero. En caso de que la cosa se encuentre en manos de un tercero. Ius possidendis Hipoteca 2. el acreedor tiene la posesión interdictal del bien prendado. en virtud del cual el acreedor percibe los frutos en compensación de los intereses de la suma dada en préstamo. puede pedir que el actor se dirija en primer lugar contra el deudor principal y sus fideiussores (fiadores personales). el derecho sólo se ejerce cuando la deuda no es satisfecha y para lograr la posesión de la cosa se puede ejercitar en contra del deudor o un tercero detentador de la cosa una actio in rem denominada acción hipotecaria. en caso de que tenga sobre la cosa un derecho de hipoteca preferencial a la del demandante. se restituye al deudor lo que sobre. para compeler al acreedor a cederle sus acciones contra el deudor hipotecario en caso de pagar la deuda de éste. Si se trata de la hipoteca. hay que distinguir si la cosa es o no fructífera: Si la cosa no es fructífera. el acreedor puede vender la cosa prendada o hipotecada en pública subasta. y si lo hiciere cometería un delito (hurto). pero no puede enajenar la cosa. 3. éste puede conservar la cosa si paga o bien puede oponer ciertas excepciones y acciones como: 1. puede mediar un pacto entre acreedor y deudor (anticresis). Si la cosa es fructífera. previo conocimiento del deudor. el acreedor no puede usar la cosa sin el consentimiento del deudor. La prenda general del Fisco por los créditos derivados de impuestos. b. EFECTOS DEL PIGNUS O FACULTADES DEL ACREEDOR Cosa fructífera Prenda Cosa no fructífera 1. Si el acreedor no encuentra comprador puede dirigirse a la autoridad y obtener que le sea adjudicada la propiedad de la cosa según su valor. pero en este caso el deudor conserva la facultad de rescatar la cosa pagando la deuda. DERECHO DE PREFERENCIA. IUS POSSIDENDIS.

c. Por privilegio. postergando a los acreedores intermedios. Si las hipotecas no se prefieren unas a otras. 5. 6. a. Una Constitución del año 472 d. es decir. GUIA 7 LOS CONTRATOS EN EL DERECHO ROMANO 171 . EXCEPCIONES A LA PRIORIDAD TEMPORAL 1. Los créditos del Fisco. EXTINCIÓN DEL PIGNUS 1. el acreedor hipotecario de grado posterior dispone del ius offerendi. adquiere una propiedad libre de toda hipoteca. salvo los hipotecarios de fecha más antigua. En favor de aquél que ha dado dinero para la construcción de un edificio. La hipoteca que se constituye primero tiene preferencia. tuviese prelación sobre aquéllas que constasen en simple escritura privada. Confusión (por la adquisición de la propiedad de la cosa hipotecada por el acreedor hipotecario). Sobre una misma cosa pueden concurrir varios derechos de hipoteca. quien se paga con el producto del remate. pues en este caso el acreedor de primer grado puede ejercer la acción hipotecaria y recuperar la cosa. 3. Los hipotecarios posteriores sólo pueden reclamar lo que queda después de que el primer hipotecario haya cobrado su crédito. estableció que las hipotecas constituidas mediante documento público. o al menos firmado por tres testigos. Renuncia. La mujer por la restitución de la dote. Por documento. lo que no ocurre cuando el derecho de venta es ejercido por un acreedor de grado posterior. b. 2. Como consecuencia de la extinción total del crédito que garantiza. rige el criterio de satisfacción por cuotas. PLURALIDAD DE PIGNUS SOBRE LA MISMA COSA. para pagarse con el producto o precio de la venta de la cosa. 4. facultad de ofrecer al acreedor o acreedores de grado preferente la satisfacción de su crédito y así colocarse en su grado de prioridad. Prescripción adquisitiva que opera en favor de otro. la facultad de vender corresponde al primer acreedor hipotecario. es decir. el comprador no puede ser despojado de la cosa por ningún otro acreedor hipotecario. En todo caso. Prescripción extintiva. 30 años.C. 2. El acreedor hipotecario tiene prioridad respecto de los demás acreedores. Si el primer acreedor vende. Destrucción total o pérdida de la cosa.

depósito. Según su origen. Mutuo. comodato. Ej. no pudiendo el juez apartarse de la letra del contrato. Una sola de las partes resulta obligada. Se perfeccionan por el empleo de ciertas fórmulas verbales. Se perfeccionan por el solo consentimiento. chirographa y singrapha. Se perfeccionan por medio de la escritura. En atención a la clasificación de los actos en de estricto derecho o de buena fe. VERBIS. con nombre propio y dotado de acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones que de el emanan. 3. Por su extensión. Nexum. Compraventa. encaminado a crear una o varias obligaciones. Ej. LITTERIS. stipulatio. Nomina transcriptia. reconocido y amparado por el ius civile. sponcio. Obligan al tenor de los pactado. formales. BILATERALES o sinalagmáticos perfectos. Obligan a todas aquellas exigencias que deben cumplirse entre personas justas y leales.CONTRATO es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. 172 . Se atiende al número de partes que resultan obligadas al generarse el contrato y no al número de parte que se necesitan para que el contrato se genere. Concepto justinianeo (concepto moderno): Acuerdo de voluntades de dos o más partes cuya finalidad es crear derechos y obligaciones. DE ESTRICTO DERECHO. etc. mutuo. sociedad y mandato. DE DERECHO CIVIL Solamente podían concertarse entre ciudadanos romanos y posteriormente por quienes gozaran de ius commercium. abstractos y unilaterales. prenda. DE DERECHO DE GENTES Pueden celebrarse libremente entre ciudadanos romanos o entre extranjeros como asimismo entre los unos y los otros. DE BUENA FE. 4. SÓLO CONSENSUALES. Por su forma de perfeccionamiento o nacimiento. compraventa. esto es. 2. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL Dº ROMANO 1. EJ. Ambas partes se obligan recíprocamente. Por lo general son de estricto derecho. REALES. dotis dictio. UNILATERALES. arrendamiento. Para perfeccionarse requieren de la entrega de la cosa objeto del contrato.

En materia de error en la persona. Do ut facia (doy para que hagas) 3. mandato remunerado. y si se produce error. comodato. Desde el punto de vista de la ventaja que reportan. Uno solo de los contratantes se beneficia con lo que otro da o hace. ACCESORIOS. GRATUITOS. esto es. 173 . 7. 2. Do ut des (doy para que des) j. Nominados e innominados. lo característico de este tipo de contratos se encuentra en la estructura. que es la que le sirve de causa. Prenda. 6. 1. Todo contrato que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal en un contrato accesorio y ordinariamente denominado caución. los gratuitos se celebran en consideración a la persona. Recordemos que en una primera época los únicos reconocidos como contratos eran los que tenían nombre propio. y que la contrapartida sea siempre de naturaleza distinta a la de la prestación precia del acreedor. Por la relación de dependencia. habrá vicio del consentimiento. NOMINADOS. mutuo sin interés. Para algunos. Facia ut facia (hago para que hagas) LOS PACTOS Es un acuerdo de voluntades entre dos personas. Grado de culpa por el cual responde el deudor en caso de incumplimiento. PRINCIPALES. arrendamiento. Importancia de esta distinción. Compraventa. ONEROSOS. Donación. Carecen de nombre propio. Aquéllos que al momento de perfeccionarse generan obligaciones para una sola de las partes. Reportan una ventaja o utilidad para ambos contratantes. arrendamiento. mutuo. 5. Tiene existencia autónoma. fianza. mandato no remunerado. INNOMINADOS. 2. Supeditan su existencia a un contrato principal al que se vinculan. La permuta. gravándose cada uno con una prestación en beneficio del otro. Se atiende a la utilidad que el contrato reporta a los contratantes. Clases de contratos innominados: 1. pero que por razones especiales pueden eventualmente engendrar obligaciones para la otra. más que la ausencia de nombre. SINALAGMÁTICOS IMPERFECTOS. Facia ut des (hago para que des) 4. Brito lo define como cualquier acuerdo capaz de engendrar excepción. Son aquéllos que tienen un contenido específico y un nombre. hipoteca. Compraventa. se exige que una de las partes haya realizado una prestación.

que luego habría recibido el nombre de stipulatio. un deudor de ésta o un ascendiente paterno. se denominaba incertum. pues para efectos procesales supone una dificultad en cuanto a su evaluación jurídica. Esto tiene importancia en materia de acciones y excepciones. Características de la stipulatio. son los llamados “pactos vestido o pactos pretorios”. DICTIO DOTIS. Bajo esta expresión en el ius civilis de la época clásica se designan a los pactos que se suelen adosar a los contratos de buena fe. En la era justinianea la sanción a los pactos es por medio de una leges (constitución imperial) por lo que se les denominó pactos legítimos. Intervienen en la stipulatio el estipulador (acreedor) y el promissor (el que resulta obligado). Más que un contrato es una forma de contratar. Objeto de la stipulatio. En los primeros tiempos sólo podía tener por objeto un certum. Promesa hecha bajo juramento por un liberto al amo que lo había manumitido. Y en la época clásica surgen convenios considerados como pactos no relacionados con contrato alguno. de estricto derecho. 3. 1. En una primera época no generan acciones. sólo excepciones y normalmente aparecen agregados a un contrato. Forma de constitución de la dote que sólo podía ser utilizada por la mujer. En un principio no están dotados de acción. Es sin duda el mas importante de los contratos verbis. y en general de los contratos del ius civile. el pactum donationis y pactum de compromiso. A la época de Justiniano. en oposición a los “pactos nudos”. pues se utilizaba con distintas finalidades de las mas variadas índoles. cuesta diferenciar al contrato del pacto. pero el pretor dotó a algunos de una acción tendiente a obtener su cumplimiento. 174 . PACTOS ADIECTA. si se añaden al contrato en el momento de su celebración. Podía tener por objeto una suma de dinero (certa pecunia) u otra cosa determinada (certa res). unilaterales y propios del derecho civil. Su origen se encontraría en la sponcio. Si faltaba la determinación o si la prestación consistía en un facere. Es un contrato verbis celebrado por medio de una pregunta determinada hecha por el acreedor. 2. Son formales. seguida de una respuesta afirmativa y congruente por parte del que se constituye en deudor. se entienden parte de su contenido y están protegidos por la misma acción del contrato. ESTIPULATIO. a efectos de dar fuerza obligatoria a la prestación de servicios a que quedaba obligado en razón de la manumisión. LOS CONTRATOS VERBIS Son aquéllos que se perfeccionan por el pronunciamiento de determinadas palabras. En los pactos legítimos encontramos el pactum dotis. en que el elemento principal del contrato es la convención. IUS IURANDUM LIBERTI.

1) Acciones. 2. 4. sean orales. que no se celebre ningún acto intermedio. ES UN CONTRATO DEL IUS CIVILE. 2. La respuesta debe ser afirmativa. 3. ES UN CONTRATO ABSTRACTO. ES UN CONTRATO ENTRE PRESENTES. Oralidad. No se toma en consideración la causa. (vale al tenor de lo pactado) 5. 3. pero en realidad lo importante es determinar si es una stipulatio certi o incerti. 1. La acción procedente de una stipulatio certi era una condictio. Presencia de las partes. ES UN CONTRATO SOLEMNE Y VERBIS Se perfecciona por el pronunciamiento de ciertos verbos. Esta exigencia explica que no pudieran emplearla los sordos. por tratarse de un acto de estricto derecho. Exige la presencia de las partes. Sólo resulta obligado el promissor. 6. Condictio certae rei.1. 2. pues éstas deben oírse mutuamente. Puede tener por objeto un dare o un facere. 3. 2. y no era necesaria la causa. Para algunos significa que la respuesta siga inmediatamente a la pregunta. Requisitos de la estipulatio. 1. Unidad del acto. Sólo se obliga el promissor. A. 4. los mudos y los infantes y que sea necesaria la presencia de las partes. sin interrupción de tiempo. Condictio certae creditae pecuniae. y nada más que lo prometido. 175 . ACCIONES Y EXCEPCIONES EN MATERIA DE ESTIPULATIO. y la respuesta que le sigue. Efectos de la estipulatio. cuando el objeto consiste en sumas de dinero. Las distinción entre estipulatio certi e incerti determina la acción. Para otros. ES UN CONTRATO DE ESTRICTO DERECHO. El actor necesita probar sólo el hecho de haber sido pronunciadas las formúlas para que su crédito sea reconocido. Perfecta congruencia entre la pregunta y la respuesta. 4. Se exige que la interrogación. ES UN CONTRATO UNILATERAL. Sólo se debe lo prometido. debe ser pura y simple y oral. y dependiendo del objeto presciso de la obligación es posible distinguir: 1. emplearse el mismo verbo empleado en la pregunta. cuando el objeto consiste en especie o cuerpo cierto.

Junto con el deudor principal pueden existir personas que desempeñen en el contrato un papel accesorio. Garantías personales relacionadas con la estipulatio. Es una segunda estipulatio por cuya virtud una persona. Es de aplicación general y procede en casos de haber existido dolo o mala fe por parte del estipulante. o sea un facere. 1. Estamos ante una garantía personal. para garantizar una o más deudas de éste. nacía de ella una especial acción estipulatoria. por lo cual disponía en contra de éste de la actio mandati contraria. Esta idea corresponde a una etapa desarrollada. 2. entre los que podemos destacar: 1. cuando el deudor principal no cumpla. La exceptio doli. pues el dolo no se presume. donde no se tenía en cuenta la causa. Relacionadas con la stipulatio se conocieron tres garantías personales que toma su nombre del verbo que se ocupa en cada caso. Estipulaciones y promesas accesorias. El peso de la prueba recae en el acreedor. El peso de la prueba recae en el deudor. AD STIPULATIO. 2) Excepciones o defensas del promissor. estipulan al lado del acreedor (adstipuladores) o prometen al lado del deudor (adpromissores). éste disponía de medios procesales.: El acreedor pregunta al que va a garantizar la deuda de otro ¿Idem dare spondes? a lo cual éste responde “spondeo”. En las garantías personales uno se obliga con la propia persona o el propio crédito a satisfacer una deuda ajena en función accesoria. ADPROMISION. 2. Cuando la stipulatio tenía por objeto un incertum. Excepción de dinero no entregado. SPONCIO. la actio ex stipulatio o actio incerta ex stipulatio. siempre ciudadano romano se obliga a pagar lo mismo que el deudor principal y para los efectos de su reembolso era considerado un mandatario del deudor principal. Se empleaba cuando un acreedor pretendia exigir el pago de lo que no había entregado al deudor y que este se había obligado a dar mediante stipulatio. estipula del promitente el mismo objeto de la primera stipulatio. A pesar de que la stipulatio es un acto de estricto derecho. Corresponde a la primera etapa de la evolución de las garantías personales y se perfecciona por la siguiente fórmula. Se refiere al caso en que hubieren adstipulantes. por mandato del primer estipulante. el pretor concedió estas excepciones para hacer valer la mala fe del estipulante o la inexistencia de causa. Condictio triticaria. Existe cuando una o más personas se obligan conjuntamente al deudor principal. 1. es decir. pues originalmente el fiador respondía frente al acreedor en lugar del deudor principal y éste resultaba por la fianza relevado de toda responsabilidad frente a su acreedor. 176 .3. Si el acreedor demandaba al promisor exigiendo algo que consideraba no adeudar. El sponsor. cuando lo que se debe es una cantidad determinada en género. B. paralelamente con el estipulador existieran otros que podían pagarse.

antes de efectuar el pago. Si el fiador requerido paga. y si el magistrado no hallase razonable la negativa del acreedor. pero podían ser peregrinos. A diferencia de aquéllas. 1. En una primera época el acreedor podía dirigirse contra cualquiera de los fiadores. Contrato verbis unilateral y de estricto derecho en virtud del cual una o mas personas responden de una obligación ajena. pudiendo cobrarle a cada uno su cuota correspondiente. caso en el que el fiador que pagó podía dirigirse contra los demás. los demás quedan liberados inmediatamente. 3. 3. Características comunes entre el sponcio y el fideipromissio 1. 2. que le ceda todas las acciones que tenga contra los demás cofiadores y contra el deudor principal.2. se terminó por establecer que cada fiador no respondía más que por su parte. 4. Ante esto el acreedor podía adoptar dos actitudes: a. FIDEIUSSIO O FIANZA. Diferencias entre fianza con el sponcio y la fideipromissio. En una primera época el cofiador que pagaba carecía de acción contra los demás. caso en el que el fiador puede oponerle la exceptio doli. Sólo sirven para afianzar obligaciones nacidas de contratos verbis. 3. Es el llamado BENEFICIO CEDENDARUM ACTIONEM. Efectos de la fianza. declara libre al fiador. sin necesidad de hacerlo antes contra el deudor principal. FIDEIPROMISSIO. sirve para garantizar tanto obligaciones verbis como otras que no tengan ese origen. 177 . BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Son deudores accesorios. Para remediar esta situación se concedieron a los fiadores los siguientes beneficios: BENEFICIO DE DIVISIÓN. si el deudor principal no cumple. En el evento de ser varios los garantes. relación entre el fiador y el deudor principal El fiador que paga la deuda del principal obligado. Se emplea el verbo fideipromitto. relaciones de los cofiadores entre sí. dispone contra éste de ciertas acciones: a) actio mandati contraria: si pagó a solicitud y por encargo del deudor b) actio negotiorum gestum contraria: si se ha obligado sin el consentimiento del deudor y sin que éste se lo haya prohibido. comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte. 5. Los clásicos solucionaron este problema mediante el expediente de que el fiador compelido puede exigir al acreedor. En ambos casos la obligación duraba dos años. El fiador podía negarse a pagar mientras el deudor principal no fuera perseguido y no se demostrara su insolvencia por la venta de sus bienes. b. Acceder a la solicitud. 1. 2. Los fideipromittores se encuentran sujetos a las mismas disposiciones que los sponsores. Negarse a lo solicitado. Derecho a `pedir la división de la deuda entre todos los fiadores solventes al tiempo del juicio. No se transmiten a los herederos. En cuanto a la relación entre el acreedor y los fiadores.

6. 2. donde se anotaban las entradas y EXPENSUM. Abstractos. todos quedan obligados solidariamente. Características de los contratos literis: 1. Extinción ope exceptionis de la obligación que aproveche al fiador. LOS CONTRATOS LITERIS Se perfeccionan por medio de la escritura. 178 . Sólo podían tener por objeto sumas de dinero determinadas. Distinguimos: a. Pueden tener lugar entre ausentes. Es transmisible a los herederos del fiador.2. Para esponcio y fedeipromissio b. 7. Extinción ipso iure de la obligación principal. El pater familia llevaba un libro doméstico de cuentas. Pueden servir para obligar tanto a un sordo como a un mudo. Por regla general. A la anotación de los desembolsos se le llamaba expensilatio y a la de los ingresos acceptilatio.Constaba de dos partidas o columnas: ACCEPTUM. ( no dicen relación con la obligación principal) a. Unilaterales. 1. 4. POR CONSECUENCIA O CAUSALES INDIRECTAS. DIRECTA. b. Este libro se denominaba CODEX. en donde se anotaban todos los actos importantes que modificaran la composición de su patrimonio. De estricto derecho. Nomina arcadia. 3. los garantes no respondían más que por su parte. . Evolución. 5. 2. Extinción de las garantías personales. a diferencia de las otras en que la acción sólo duraba 2 años. 4. La comparación de ambas permitía hacer el balance de la fortuna que hacía cada 5 años. en cambio en las otras dos formas. Para esponcio fedeipromissio y fianza. 3. la chirographa y la singrapha. Los más importantes son la nomina transcriptitia. Es perpetua. propios del ius civile. donde se registraban las salidas o desembolsos. En caso de pluralidad de fiadores. (Extinción como consecuencia de la extinción de la obligación principal).

Para muchos la nomina transcripticia es una novación. 2. NOMINA TRANSCRIPTICIA. Quienes piensan esto ultimo se apoyan en la exceptio non numerata pecunia. una de buena fe por una de carácter literal (estricto derecho). en este caso. y la sustitución de una obligación por otra puede ser de dos clases: a. 2. El deudor. 1. la anotación es la causa de la obligación. por ejemplo. Es discutido si estos documentos eran medios de prueba o si engendraban por sí mismos la obligación. No es un contrato liiteris. Son expensilatios de operaciones realizadas. Para que naciera la obligación era necesario que la anotación fuera hecha por el acreedor a petición del deudor. no quedaba obligado por la anotación. más que un contrato constituye un medio de prueba. Se reduce a dos años el plazo para oponerla. Tiene lugar cuando se sustituye la antigua obligación por otra nueva cambiando la causa de la obligación. en caso de ausencia del primero. NO vale la anotación hecha en el codex del deudor. Documento firmado por el deudor a fin de dejar constancia de una obligación o deuda. LOS CONTRATOS REALES Son aquéllos que se perfeccionan mediante la entrega de la cosa que una persona hace a otra. Transcriptio a re in personam. Los contratos literis a la época de Justiniano. sino por la solemnidad en el caso del nexum y por la entrega del dinero en el caso del mutuo. Tiene por finalidad colocar un deudor en lugar de otro. Naturaleza jurídica Las obligaciones nacidas del contrato literis se denominan nomina trasncripticia y la operación que les da origen se llama transcriptio. 3. Aquí. Proporciona al deudor que alega estar obligado sin causa un medio para hacer perpetua la excepción. El contrato literal consiste en una anotación en el codex del acreedor del nombre del deudor. Se mantiene la exceptio non numerata pecunia con ciertas particularidades: 1. cual es dirigir dentro del plazo de 2 años una protesta escrita al acreedor o al magistrado competente. Documento escrito revestido de los sellos de ambas partes y extendido en 2 ejemplares que conservan cada una de ellas en que se suscribía una deuda o se reconocía una obligación. b. que constituían medios de prueba. Transcriptio a persona in personam. con su consentimiento. Es lo que se conoce como querella non numerata pecunia. SYNGRAPHA. La nomina arcadia permitía demostrar que le dinero había salido de la caja. 179 . CHIROGRAPHA. indicando la causa jurídica de la obligación y de la suma como si le hubiera sido entregada.

2. si bien solo temporal. 2. Gratuito. siempre limitada a la cantidad entregada. puesto que el mutuario pasa a ser dueño de las cosas que recibe. MUTUO O PRÉSTAMO DE CONSUMO. depósito. unilateral. Convención previa a la entrega. pues la datio debía fundamentarse en el acuerdo de las partes. de allí que en caso de incumplimiento el mutuante sólo pudiera exigir la misma cantidad que había entregado. Acuerdo de las partes sobre la finalidad de la entrega. Procuran durante un cierto tiempo al deudor la propiedad (mutuo y depósito irregular) o la tenencia (comodato. Cosas fungibles. Estipulación de intereses. guarde o tenga en garantía. Unilateral. cierta cantidad de cosas fungibles. pero 180 . 3. Real. 1. 1. Tradición de la cosa. Si el mutuario incumple. de estricto derecho y del ius civile en que una de las partes. Se exige tradición más que entrega. transfiriéndole el dominio de las mismas. Entrega de una cosa. mutuante. De estricto derecho y del ius civile. no hay en ella cabida para los intereses. 2. El mutuo es un contrato gratuito pues sólo se beneficia una parte(mutuario) sufriendo la otra(mutuante) el gravamen patrimonial. 5. 1. obligándose el mutuario a restituir otras tantas del mismo género y calidad. 4. el mutuante dispone de la condictio o actio certae creditae pecuniae. 4. entrega a otro. 2. cosas de igual cantidad y calidad. use. 3. prenda) sobre las cosas que le son entregadas para que él las consuma. Requisitos. Es un contrato real. No formal. sin perjuicio de poder pactarse el pago de intereses mediante estipulación. Efectos. quien al recibirla se hace deudora. mutuario. obligándose a restituir las mismas o bien. pues la acción para cobrar éstos nace de la stipulatio. Requisitos de los contratos reales: 1. Características como contrato. El único que se obliga es el mutuario. pues de otra manera no puede transferir el dominio. El mutuante debe ser dueño de las cosas que entrega.

por el cual una persona. como máximo. 2. de buena fe y del ius gentium. obligándose a conservar la cosa en igual estado en que le fue entregada y con la obligación de devolvería una vez terminado el uso. 3. COSA NO CONSUMIBLE. Senadoconsulto macedoniano. La convencción lo libera de restituir la suma prestada si el navío o carga perecen por caso fortuito. que le permitía solicitar la restitución del capital. 2. 181 . Foenus nauticum. era opcional. Supone dos condiciones: 1. comodante. un 1% mensual en el periodo republicano y en el Justiniano de un 6%. El mutuario se propone transportar por mar el dinero prestado o las mercaderías adquiridas con el dinero. El comodatario debe devolver la misma cosa o especie. En caso de haberse estipulado el pago de intereses. Es un contrato real. y otra que emanaba de la stipulatio. comodatario. para que se sirva de él gratuitamente. una stipulatio. el que la recibe es un mero tenedor. un cuerpo cierto. USO GRATUITO. se podía mediante un negocio distinto al mutuo. 3. una que emanaba del mutuo. 1. COMODATO O PRÉSTAMO DE USO. ENTREGA DE LA COSA. Características especiales: 1. entrega a otra. el mutuante dispone de dos acciones. pese a ser una obligación de género. concediéndoles una exceptio para paralizar la acción intentada en su contra por el prestamista. Su función es servir como seguro marítimo. 2. para exigir los intereses. bilateral imperfecto. durante un tiempo convenido. Es un préstamo hecho a un armador para empresas marítimas. Puede ser mueble o inmueble. Prohibió prestar dinero a los hijos de familia. 2. salvo que el hijo hubiese obrado autorizado por su pater. Se efectuaba mediante estipulatio. El mutuante asume el riesgo de pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. comprometer al mutuario a pagar intereses. Requisitos del comodato. La entrega no constituye tradición. Los intereses podían establecerse por simple convención y no tenían límite. El monto de éstos es.

Al perfeccionarse sólo se obliga el comodatario. y es responsable de las pérdidas y deterioros por caso fortuito y fuerza mayor. 4. de buena fe. 2. Debe servirse de la cosa para el fin natural al cual está destinada o que hubiese convenido con el comodante. como indemnizar al comodatario por los gastos indispensables hechos para la conservación de la cosa. Contrato bilateral imperfecto. incurre en mora. 1. cuando a sabiendas le hubiere entregado una cosa defectuosa. Eventuales obligaciones del comodante. Reembolsar los gastos extraordinarios hechos por el comodatario para la conservación de la cosa. Obligaciones del comodatario. depositario. Características del comodato.(se perfecciona por la entrega). Contrato real. 1. 4. 2. Contrato de buena fe y del derecho de gentes. 1. Debe pagar los daños o deterioros que causare a la cosa prestada. acción del comodante en contra del comodatario para que éste le devuelva la cosa prestada. debe devolverla cuando lo pida el comodante. una cosa para que la guarde gratuitamente y la restituya al serle requerida. 3. Debe solventar los gastos ordinarios de conservación. Es responsable por la pérdida de la cosa por su dolo o culpa. 5. Contrato gratuito. 2. lo que implica los frutos y productos que haya dado la cosa cuando estuvo en sus manos. depositante. La devolución debe ser completa. 182 . Indemnizar al comodatario por los perjuicios que la cosa le hubiere causado. Para hacer efectivas estas obligaciones el comodante está dotado de la acción comodatio directa. acción del comodatario en contra del comodante para que éste lo indemnice por daños y perjuicios y de un derecho de retención. De no haberse pactado plazo. gratuito por el cual una de las partes intervinientes. Si el comodatario demora la restitución de la cosa por negligencia o dolo. Es un contrato real. pero puede ocurrir que posteriormente el comodante asuma ciertas obligaciones. DEPÓSITO. 3. 3. Para obtener el cumplimiento de estas obligaciones el comodatario dispone de la actio comodati contraria. El uso indebido de la cosa por parte del comodatario es sancionado como hurto. Debe devolver la cosa prestada en el lugar y tiempo convenidos. entrega a otra.

3. Cosas fungibles o sumas de dinero. 1. Contrato por el cual una persona llamada depositante entrega una especie o cosa cierta mueble a otra llamada depositario. siempre que sean de la misma cantidad y calidad. Indemnizar al depositario los gastos ordinarios y extraordinarios para la conservación de la cosa. Indemnizar al depositario por los perjuicios que su dolo o culpa le ocasione a la cosa depositada. Debe responder por su dolo o culpa grave en caso de pérdida. Entrega de la cosa. Respecto del depositario. quien se obliga a conservarla gratuitamente sin usarla y a devolverla al primer requerimiento. 4. 1. Dispone de la actio depositi contraria. De buena fe. 2. Características. 3. Cosa mueble. Contrato real. 1. Gratuito. a. pues el depositario NO PUEDE USARLAS. Es el deposito de dinero o cosas fungibles. Dispone de la actio depositi directa. Requisitos. 1. b. 2. 3. 183 . Características. independiente de que sean consumibles o no. el depositario se encuentra facultado para restituir cosas distintas a las recibidas. Respecto del depositante. No es tradición. 4. En caso de mora procede el cobro de intereses sin necesidad de haberlo estipulado. 3. donde en razón de la naturaleza de la cosa. DEPÓSITO REGULAR. Efectos. Clases de depósito. Sinalagmático imperfecto. 2. 2. Eventualmente puede verse obligado. el depositario es mero tenedor. 3. Requisitos. DEPÓSITO IRREGULAR. 1. 1. Especies o cuerpo cierto. Debe restituir en el plazo acordado o al primer requerimiento. Es un contrato unilateral. Constituye tradición. 2. 1. Debe guardar la cosa y no hacer uso de ella. Entrega de la cosa. 2.

Es el depósito hecho en forma conjunta por varias personas. 4. Si el deudor paga debe devolver la cosa. pudiendo el acreedor en caso de falta de pago. De buena fe. conviniendo con el depositario que la cosa será entregada a aquélla respecto de la cual se cumpla una determinada condición. Obligaciones del acreedor prendario. 4. Contrato real. SECUESTRO. Entrega de la cosa. Sinalagmático imperfecto. 5. Si el depositario se niega a restituir los objetos. 4. 184 . con cargo para éste de conservarla y devolverla cuando le sea satisfecho su crédito. pero puede retenerla si le adeuda algo por concepto de gastos. Requisitos 1. Accesorio. 3. esto es. es condenado a pagar el doble del valor de los mismos. 2. 2. El depositario responde hasta por culpa leve. 4. Características. 6. No puede usar la cosa. Debe conservar la cosa. 3. Cosa mueble o inmueble. que resulte vencedora en el litigio sobre la propiedad de la cosa depositada. 2. venderla y cobrarse con el importe recibido. El secuestre no es mero tenedor sino poseedor ad interdicta. si vende la cosa y el precio excede al crédito. DEPÓSITO NECESARIO O MISERABLE. 2. 1. Requisitos y características similares al deposito regular. Es un contrato real. debe entregar el exceso al deudor. el acreedor prendario es un poseedor ad interdicta. Pueden ser objeto de secuestro cosas muebles e inmuebles. 1. ellos se imputan primero al capital y luego al interés de la deuda. Dispone el acreedor de la prenda goridianum. No constituye tradición. Producido el incumplimiento. que autoriza al acreedor que haya sido pagado a retener la prenda para garantizar otros créditos que tenga con el mismo deudor. b. Beneficia a ambas partes. por el cual el deudor o un tercero entrega una cosa mueble o inmueble al acreedor para la seguridad de su crédito. Diferencias. 3. Características y requisitos similares a las del depósito regular. 1. bilateral imperfecto y de buena fe. Es aquél al cual recurre una persona que se encuentra amenazada por una catástrofe para salvar sus bienes. Si la cosa produce frutos el prendario está autorizado para percibirlos. CONTRATO DE PIGNUS O PRENDA. Diferencias: a. 5.

bilateral perfecto 3. y ésta a pagar a aquélla el precio estimado en dinero. o se trata de una cosa sobre la cual se ha constituido hipoteca. comerciable (que esté dentro del comercio humano) 2. Es personal. 1. oneroso. se obliga a entregar una cosa a otra. una especie o cuerpo cierto. 2. Características 1. determinada 4. Contratos sólo consensuales : son los que se perfeccionan con el sólo consentimiento de las partes Compraventa : contrato sólo consensual bilateral perfecto. Obligaciones eventuales del deudor prendario. Indemnizar al acreedor los perjuicios que le haya causado la cosa. principal Elementos esenciales Requisitos de la cosa 1. debe dar al acreedor otra garantía o indemnizarlo. 3. los demás contratos reales son bilaterales imperfectos. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE CONTRATOS REALES. En el mutuo y el depósito irregular se prestan cosas fungibles. Estas obligaciones están sancionadas a favor del deudor por la actio pignoraticia directa. 1. real 3. En el mutuo y el depósito irregular el que recibe queda como dueño. a diferencia de los demás contratos reales. Las obligaciones que emanan del mutuo son de estricto derecho. comprador. 4. las que emanan de los demás contratos reales son de buena fe. consensual 2. asegurándole su posesión tranquila y útil. de buena fe 4. por el cual una de las partes. 3. en el secuestro y la prenda como poseedor ad interdicta y en el resto como mero tenedor. Reembolsar los gastos de conservación de la cosa. Estas obligaciones se encuentran amparadas a favor del acreedor por la actio pignoraticia contraria. en los demás. del derecho de gentes 5. El mutuo y el depósito irregular son unilaterales. de buena fe. En el mutuo y el depósito irregular la entrega constituye tradición. oneroso 6. 5. del ius gentium. vendedor. Si quien constituye la prenda no es dueño. 2. que la cosa vendida no pertenezca al comprador ( la venta de cosa ajena vale) Requisitos del precio 185 .

entregar la cosa. serio y no simulado 4. 3. que el comprador hiciere valer en ese pleito todas sus defensas personales 3. esto es vicios materiales que determinan que la cosa vendida no sea útil para el uso a que se le destina. que sea por sentencia judicial Para hacer efectiva tiene la llamado acción empti Requisitos para ejercerla 1. que se pacte en dinero 2. por sentencia judicial. 1. que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa 2. guardar la cosa hasta su entrega ( por regla general el comprador soporta las cargas del riesgo en obligaciones de especie o cuerpo cierto). justo Efectos del contrato Obligaciones del vendedor 1. verdadero. la privación sea por causa anterior al contrato 3. 2. obligación del vendedor de saneamiento de la cosa vendida. a) si es el vendedor traspasa el domini. que la causa de la privación radique en un vicio imputable al vendedor Redhibitorios : se refiere a vicios materiales ocultos de la cosa vendida. Al respecto nacen dos obligaciones: a) amparar al comprador en el dominio y/o posesión pacifica (saneamiento de evicción ) b) responder por los vicios o efectos físicos ocultos de la cosa ( saneamiento de los vicios redhibitorios). por causa anterior a la celebración del contrato inherentes a los derechos del vendedor sobre la cosa vendida Requisitos 1. b) si no lo es sólo la posesión. 186 . Evicción: es cuando el comprador es privado del todo o parte de la cosa comprada . Acciones Actio redhibitoria: tiene por objeto la resolución del contrato. o que esté afectada de defectos o vicios que disminuyan su valor. debe ser impuesta en el plazo de seis meses útiles a contar desde el día del contrato. cierto o determinado 3. que el comprador pusiere en conocimiento al vendedor del pleito iniciado 2.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1. arrendatario. b) debe ser de tal entidad que inutilizase la cosa para el servicio natural al cual estaba destinado. 2. Lo común de estas tres definiciones es que alguien se obliga a algo. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO El consentimiento debe recaer: 1. arrendador. en cuya virtud una parte se obliga a entregar a otra el uso y goce temporal de una cosa. Pacto de retro venta el vendedor se reserva el derecho a dejar sin efecto la venta dentro de cierto plazo. c) no haber sido manifestada por el vendedor y que el comprador hubiese podido ignorar sin negligencia de su parte. pagar el precio con los intereses y reajustes 2. según el tipo de arrendamieto: 187 . 2. restituyendo el dinero que pago el comprador por la cosa. a cambio del pago de una renta consistente en una determinada cantidad de dinero. o a ejecutar para ella cierta obra o prestarle determinados servicios. obligándose la otra a pagar por ella un canon o renta. Requisitos a) vicio debía existir al momento de contratar. arrendamiento de cosas: Una persona. con vistas a un determinado resultado. construir un edificio. de buena fe. arrendamiento de servicios: el arrendador se obliga a prestar su trabajo al arrendatario durante un cierto tiempo. arrendamiento de obra: el arrendatario se comprometia a prestar su actividad al arrendador. recibir la cosa 3. abonar los gastos de conservación de la cosa El vendedor cuenta del actio venditi Pactos accesorios de la compraventa 1. Obligaciones del comprador 1. como por ejemplo. siendo para imponerla el de un año útil siguiente al día de la venta y cada vez que el comprador descubriese un nuevo vicio. 3. Lex commissoria el vendedor tiene derecho de resolver el contrato en caso de no ser pagado dentro de cierto lapso de tiempo. transportar un objeto. a cambio de una remuneración. Concepto de arrendamiento: es un contrato consensual.Actio quantis minoris: su objeto es obtener una disminución del precio de la compra. tenía que permitir a otra. bilateral perfecto. el uso de un objeto.

el resultado de un trabajo 2. obligaciones del arrendatario a. vale decir. por sentencia judicial 4. EFECTOS DEL ARRENDAMIENTO Hay que distinguir entre: 1. ARRENDADOR: es el que procura a otro una cosa. a. Son tres las obligaciones en este caso: a. pudiendo ser mueble o inmueble y ciendo necesariamente no consumible b) sobre un servicio c) sobre una obra. en el arrendamiento de cosas y servicios b. en el arrendamiento de obra. sobre el precio. expiración del plazo estipulado 2. la cual debe estar dentro del comercio humano. pérdida fortuita y total de la cosa arrendada 188 . mutuo consentimiento de los contratantes 3. que consiste en una suma de dinero PARTES: ARRENDADOR Y ARRENDATARIO. ARRENDATARIO a. ambas de buena fe.1 entregar la cosa a. en el arrendamiento de cosas o servicios pagar la renta o precio que se hubiera establecido.3 reembolsar al arrendatario los gastos necesarios y útiles para la conservación de la cosa b. en el arrendamiento de cosas: proporcionar el uso y o goce pacifico de una cosa. en el arrendamiento de obra 2.obligaciones del arrendador: a.2 amparar al arrendatario en el goce de la cosa a. ACCIONES: el cumplimiento de las obligaciones se podía exigir mediante la actio locati y la actio conducti. en el arrendamiento de servicios c. ARRENDAMIENTO DE COSAS: 1. en el arrendamiento de servicios el arrendador debe prestar determinados servicios 2. en el arrendamiento de cosas b. en el arrendamiento de obra: el arrendador debe pagar la renta estipulada con el arrendatario c. y en el caso del arrendamiento de cosas.a) sobre una cosa. 1. devolver la cosa arrendada al término del arrendamiento. TÉRMINO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO a.

Adquirir una propiedad. el mandatario se obliga a hacer algo por cuenta del mandante. Ej. emplear en el cumplimiento del encargo la diligencia que emplearía un buen pater familia b. CARACTERÍSTICAS 1. ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS: mismas causas que el arrendamiento de cosas. MANDANTE: es el que encomienda la gestión 2. GENERAL: se otorga para administrar la totalidad del patrimonio del mandante. OBLIGACIONES DEL MANDANTE (son eventuales): 189 . CONTRATO BILATERAL IMPERFECTO ELEMENTOS DISTINTIVOS 1. y además por muerte del arrendador. OBLIGACIONES DEL MANDATARIO: 1. CONTRATO DE BUENA FE 4. 2.ARRENDAMIENTO DE OBRA 1. CONTRATO INTUITO PERSONAE 6. CONTRATO CONSENSUAL 2. No se acepta que el mandato interese sólo al mandatario PARTES QUE INTERVIENEN: MANDANTE Y MANDATARIO 1. se obliga a gestionar gratuitamente uno o más negocios lícitos de otro. CONTRATO DE MANDATO Concepto: contrato consensual. CONTRATO GRATUITO 5. MANDATARIO: es el que se obliga a realizar la gestión. por el que una persona. 2. ejecutar el encargo 2. ESPECIAL: se otorga para intervenir en un negocio determinado. le hace un servicio. rendir cuentas 3. CONTRATO NO FORMAL 7. de buena fe. b. madatario. EFECTOS DEL CONTRATO DE MANDATO: a. es un contrato gratuito 3. por muertedel arrendatario c. CLASIFICACIÓN DEL MANDATO 1. es necesario que el mandante tenga un interés pecuniario en la ejecución del mandato o bien que interesa a un tercero. CONTRATO DEL DERECHO DE GENTES 3. mandante.

procurando su liberación. ACTIO MANDATI DIRECTA: permite al mandate exigir al mandatario: a. EXTINCIÓN DEL MANDATO 1. los terceros no disponen de acciones en contra del mandante. ya sea ejecutándolas o haciéndose cargo de ellas mediante una novación. CARACTERISTICAS 1. el mandante no podia beneficiarse ni resultar obligado por los gastos realizados por el mandatario. es un contrato bilateral 5. contrato intuito personae 4. por imposibilidad de ejecutarlo 3. contrato del derecho de gentes 3. por la sola voluntad del mandante. reembolsar al mandatario por los gastos en que haya incurrido con motivo de la ejecución del mandato e indemnizarlo por las pérdidas que haya sufrido en la ejecución del mandato 2. vale decir. vale decir. por el cual dos o más personas se obligan a aportar sus bienes o industria. EFECTOS DEL CONTRATO CON RELACIÓN A TERCEROS: 1. responde por su dolo y culpa leve in abstracto. por renuncia. salvo que operara el traspaso en los términos antes indicados. en cuanto a las obligaciones que surgen de los actos celebrados por el mandatario. la ejecución del encargo b. el mandatario se hacia deudor o acreedor respecto de lños terceros con los cuales contrataba 2. contrato consensual 2. vale decir. tomar a su cargo las obligaciones contraidas por el mandatario. 3. por cumplimiento del encargo 2. por revocación 5.1. la rendición de cuentas 2. sólo pueden dirigirse contra el mandatario. *recordar las acciones adjetitas qualitatis. por mutuo acuerdo 4. es un contrato de buena fe 190 . CONTRATO DE SOCIEDAD CONCEPTO: es un contrato consensual. siempre que no se haga en momento inoportuno 6. por voluntad del mandatario. 3. por su ejecución. vale decir. ACTIO MANDATI CONTRARIA: permite al mandatario exigir que el mandante le indemnice los gastos hechos por las pérdidas sufrida por motivo de su gestión y que le libere de las obligaciones contra ellas. por muerte del mandante o del mandatario. a fin de realizar operaciones comunes y dividir entre ellas las ganancias y pérdidas. ACCIONES 1.

los socios tienen derecho a ser indemnizados por los perjuicios que puedan haber sufrido como consecuencia de gestiones de interés de la sociedad 3. haya constituido relaciones obligatorias con terceros. DERECHOS: 1. un elemento característico es la afectio societatis EFECTOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD ENTRE LOS SOCIOS A. 191 . el caso en que uno de los socios. ACTIO PRO SOCIO: es una acción de buena fe e infamante que busca que los demas socios cumplan con sus obligaciones. el caso en que todos los socios. es un contrato no formal 7. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Se aplica lo mismo que la situación de la coopropiedad.6. es un contrato oneroso ELEMENTOS DISTINTIVOS 1. cumplir con el aporte convenido 2. También provoca el término de la sociedad. por el interés común. las partes persiguen un resultado común 3. EFECTOS RESPECTO A TERCEROS Se pueden presentar dos situaciones: 1. ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO: busca repartir lo que era común a todos los socios. los socios tienen derecho a ser reembolsados por los gastos en que hayan debido incurrir 2. hayan constituido relaciones obligatorias con terceros. cada socio se compromete a poner alguna cosa en común 2. OBLIGACIONES: 1. en la forma acordadas o en partes iguales ACCIONES 1. Cada socio actua individual y personalmente. FORMA DE REPARTIR GANANCIAS Y PÉRDIDAS GANACIA o lucro: es la diferencia positiva entre los ingresos y egresos. participar en las pérdidas de la gestión común de los bienes y de las operaciones aportadas B. 2. La poseen todos los socios y provoca el término de la sociedad. los socios tienen derecho a participar en las ganancias de la gestión común de los bienes y de las operaciones aportadas. PÉRDIDA: es la diferencia negativa entre ambos. siempre buscando el interés social común. gestionar los negocios sociales a favor de la sociedad y conforme a los fines de ésta 3. 2.

EX ACTIONE: a. ejerccicio por uno de los socios de la actio pro socio 192 . por alcanzar el fin social cuando la sociedad fue constituida para un negocio determinado c. EX REBUS: a. muerte de uno de los socios b. por ser éste imposible o ilícito 3. se habría aceptado que uno de los socios fuera liberado de las pérdidas. si nada se comvino.1 dissensus: de común acuerdo entre los socios a. pero no de las gaancias. se entiende que son siempre por partes iguales 2. por cumplirse el plazo determinado 4. por último. si se comvino la forma de repartir. capitis deminutio de uno de los socios 2. siempre que ello obedezca a un desigual aporte de capital o trabajo 3. transformación b. lo que no se acepta es que uno de los socios no particpe de la sganancias 4. por pérdida de la cosa objeto de la sociedad b. puede darse desigualdad entre uno y otro concepto y determinarse en cada caso cuotas desiguales entre socios distintos. El renunciante libera de sí a sus socios. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE SOCIEDAD 1. EX VOLUNTATE: a. EX PERSONIS a.1. por desacuerdo de las partes a.2 renuncia de uno de los socios. salvo que por ello resultara que uno sólo fuera el que obtuviera beneficio. pero no se libera de ellos b.

dictio dotis. Según su origen. ius iurandum liberti). a. Derecho civil. b. a. stipulatio. 5. Ej. b. Según la ventaja que reportan a. mandato no remunerado. Bilaterales perfectos: ambas partes resultan obligadas recíprocamente. Sólo consensuales (compraventa. chirographa. Grado de culpa por el que responde el deudor en caso de incumplimiento. Verbis (nexum. b. 2. Según su forma de perfeccionamiento o nacimiento a. En materia de error en la persona. sponcio. Contratos de buena fe.1. Ej. Gratuitos (mutuo sin interés. Bilaterales imperfectos: en principio. depósito.2. b. Contratos de estricto derecho. Comodato. sociedad. Según la clasificación de los actos en de estricto derecho y de buena fe. c. singrapha). donación). Derecho de gentes. Reales (mutuo. Mutuo b. 193 .GUIA 7 CONTRATOS Clasificación de los contratos 1. una sola de las partes resulta obligada. Unilaterales una sola de las partes resulta obligada.Ej. pero eventualmente pueden resultar obligadas ambas partes. mandato). 4. si se produce error habrá vicio del consentimiento 2. prenda). Compraventa. comodato. Onerosos Importancia de esta clasificación 1. d. 3. a. arrendamiento. Litteris (nomina transcriptitia. Según las obligaciones que generan Criterio: Según el número de partes que resultan obligadas al generarse el contrato(y no el número de partes que se necesitan para que el contrato se genere). Bilaterales b. b.

3 Facia ut des b.1 Do ut des b. Según si son nominados o innominados a. Prenda.Dº Subjetivo .Concepto Histórico (desde cuando hasta cuando estudiamos dº romano) sistema jurídico por el cual se rigió Roma desde la fundación.Dº Objetivo . 194 . Nominados: están regulados por el O. 6. hasta la muerte del emperador justiniano. a)Sentidos de la palabra Dº . pero si tienen una estructura típica: b. 753ac. fianza. 7.2 Do ut facia b.4 Facia ut facia.Sinónimo de Justicia y otros valores jurídicos . hipoteca. Principales b.J.Concepto Institucional Conjunto de soluciones que la antigua sociedad romana dio a los conflictos patrimoniales entre particulares. -Historia Interna: Estudio de las Instituciones de d romano privado -Historia Externa: Organización política y fuentes formales del dº II. Según la relación de dependencia a.. y están dotados de acción. Su existencia está supeditada a un contrato principal al que se vinculan. Ej. c)Concepto de D Romano (según F Betancourt) . I Precisiones terminológicas. existía relación entre el IUS (como dº subjetivo) y la acción (actio) ya que esta era el instrumento procesal por cuyo intermedio el OJ garantizaba a las personas la protección de sus dº Acepción moderna de actio: Forma de hacer valer un dº o situación jurídica. RESUMEN GUIA 1 INTRODUCCION El Dº es un producto cultural. mediante conductos como el dº español (las 7 paridas.Ciencia del Dº u disciplinas que estudian el fenómeno jurídico b)Acción y Dº subjetivo Según autores. b. Innominados: no están regulados por el O. para entender 1 norma hay que comprender sus antecedentes.J. 565dc .Trascendencia: En nuestro país la influencia del dº romano se ha hecho sentir especialmente en el dº civil. Accesorios. Importancia y trascendencia del Dº romano .

Vivir honestamente e. dº francés (CC Napoleón) y el corpus Iuris civilis. habría en esta definición un contenido moral b)IURISPRUDENTIA (hoy corte de apelaciones y corte suprema) Ulpiano: “conocimiento de las cosas divinas y humanas. leyes indias). finalidad que la norma jurídica debía tender. Japón) . regula relaciones que se dan en la pequeña ciudad hasta regir todo un imperio. porque es 1 ciencia. expresada en la jurisprudencia (conocimiento de las cosas divinas y humanas. Valor formativo de 1º orden: se enseña en países cuyos sistemas jurídicos no fueron influenciados por las estructuras romanas (Inglaterra. ciencia de lo justo e injusto” = de la actividad del jurisprudente. EE. III. No dañar a otro f. para facilitar la convivencia en sociedad y que sin ser formalmente normas jurídicas son el fundamento de todos los deberes jurídicos. ciencia de lo justo e injusto) *bueno. Permite apreciar la evolución de las reglas jurídicas bajo la presión de factores sociales y políticos que van variando. y cuya inobservancia acarreaba para los ciudadanos ser tachados con nota infamante en el censo. Éstos son: d. Pone límite al dº subjetivo y controla el contenido de los actos. g) TRIA IURIS PRECEPTAE Son reglas prácticas que sintetizan el objetivo del derecho. Dº Justinianeo: “humanitas . Conceptos jurídicos Importantes a)IUS (Dº) = IURA Celso: “arte del lo bueno y equitativo” *arte.UU. cuya virtud máxima es la prudencia (virtud de realizar actos buenos y rechazar acciones malas) c) IUSTICIA Ulpiano: “Voluntad firme y continuada de dar a c/u lo suyo” (¿pero que es de c/u?) d)AEQUITAS (Equidad) Aristóteles: “Justicia aplicada al caso concreto” Juristas romanos clásicos: “Fin útil y justo al que debe adaptarse el derecho” Sabino Ventura Silva: “modelo a que debía adaptarse el dº. . benevolentia” (Influido por el cristianismo) e) FAS Normas que regulan la relación hombre / dios f) MORE o BONI MORIS (Costumbre de mayores o buenas costumbres) Normas morales o de conducta que debían ser observadas para obrar rectamente en la esfera jurídica pública y privada. Dar a cada uno lo suyo 195 .. Es la base de muchos OJ vigentes en Latinoamérica y Europa continental.

Sinónimo de ius naturale . rpta del prudente) IUS COMUNE # IUS SINGULARE Ius comune: Aquél integrado por normas vigentes de carácter general.Intituciones jurídicas que se utilizan en todos los pueblos . es siempre.Ius civile: dº + IUS PUBLICUM # IUS PRIVATUM Ius publicum: mira al interés del Eº y sus instituciones Rige las relaciones entre particulares pero que emana de órganos del Eº Normas imperativas que el Eº no puede modificar Ius privatum: regula las relaciones entre particulares Normas que los particulares se imponen Conjunto de relaciones que = de actos jurídicos en virtud de la autonomía del individuo IUS SCRIPTUM # IUS NON SCRIPTUM Ius scriptum: emana de la autoridad pública Ius non scriptum: emana de otras fuentes (normas consuetudinarias. 196 . . sólo se le puede dar significado oponiéndola a otra expresión) IUS CIVILE # IUS HONORARIUM (¿donde está contenido el dº?) -Ius civile: Aquél que está contenido en la ley de las 12 tablas y en la doctrina interpretativa de los juristas -Ius Honoraruim: Aquél que emana de los magistrados romanos en virtud del ius edicendi. Ius singulare: Normas o reglas especiales que se introducen en el dº común por razones de utilidad pública IUS COMUNE # IUS PROPIUM Ius comune: Aquél común a todos los pueblos (pudiendo ser ius naturale o ius gentuim) Ius propium: Aquél dº privativo de c/pueblo. pero aplicable a ciudadanos y extranjeros . llamado a regir entre ciudadanos y extranjeros (p peregirno) IUS CIVILE # IUS NATURALE -Ius gentium – dº establecido en Roma.IV. equitativo y bueno. esp del pretor IUS CIVILE # IUS GENTIUM (¿para quién rige el dº?) -Ius civile: dº que rige sólo para ciudadanos romanos (dº quiritario) -Ius gentium: dº aplicable a todos los pueblos.Ius naturale: dº que la sola razón natural ha establecido para todos los hombres. con referencia a una serie ilimitada de casos prefijados genéricamente. Clasificación del IUS (ius civile.

carece de un fundamento racional o de justicia. Sobre leges y iu ra: En el dominado la única fuente creadora de dº. -de excusión: Los deudores subsidiarios pueden exigir que el acreedor se dirija primero contra el deudor principal. debiendo ser solicitada al emperador o al pretor -de inventario: El heredero que confeccione inventario del patrimonio del difunto responde por las deudas de éste sólo hasta el importe de los bienes recibidos. DISTINTOS CRITERIOS DE PERIODIFICACIÓN 4. estableciéndose el llamado procedimiento formulario. esc. -de competencia: Un deudor. Sabiniana. JURÍDICO: Considera los sucesos relevantes en la evolución del sistema jurídico romano. pero sistematizadora 3) Postclásico (desde que muere Ulpiano hasta Justiniano) -Dioclesianeo: hasta el 306 al asumir Constantino -Constantinianeo: termina la llegada al poder de Justiniano -Justinianeo: Corpus iuris civilis SOBRE LAS COMPILACIONES El Dº de la última época de Roma está contenido en la literatura jurídica clásica (IURA) + legislación imperial (LEGES). 5.c. tiene derecho a no ser condenado a pagar sino en la medida de sus facultades. El Jurista romano 197 . poco creativa. 2)Clásica (130ac hasta el siglo II dc) -C inicial: hasta el advenimiento del imperio con augusto. Ambas fuentes son vastas. PERIODIFICACIÓN SEGÚN ALEJANDRO GUZMÁN BRITO (criterio jurídico) 1)Epoca arcaica: desde la ley de las 12 tablas hasta fines del siglo II a. etc. Comunidad romana agrícola y de escaso tráfico comercial. 6.. gran actividad creadora del pretor -C alto: hasta el gobierno de Adriano. en relación a dónde esté el dº.BENEFICIUM # PRIVILEGIUM B: Disposición acordada en interés de determinadas situaciones jurídicas para mitigar la aplicación de un principio. POLÍTICO: Considera las distintas formas de gobierno. proculeyana -C tardío: termina con la muerte de Ulpiano. son las constituciones imperiales (leges) Se denomina IURA. escritos jurisprudenciales que se habían conservado. Debido a esta necesidad de ordenar tales fuentes surgen las compilaciones. P: Norma que contempla ventajas o desventajas no justificadas respecto de una o más personas. frente a ciertos acreedores. todo el antiguo dº que no hubiere sido modificado por las constituciones imperiales. época de oro de la jurisprudencia. SOCIAL: Considera los profundos cambios sociales experimentados por la sociedad romana. lo que trae incertidumbre jurídica. debiendo señalar bienes contra los cuales dirigirse.

198 . plebiscitos.No tiene potestad.Su virtud máxima es la prudencia .agere. Influye en las constituciones imperiales.respondere contestan a las consultas que se les formulan . .scribere. lee e interpreta . senadoconsultos. elaboran obras doctrinales de derecho. pero es socialmente reconocido . además de la labor docente que también desempeñan. La jurisprudencia puede ser considerada como fuente autónoma y directa de derecho en lo que respecta al ius civile . eran ellos los encargados de interpretarlas. el agere.Da respuestas justas. .Son creadores de Dº ..Los juristas romanos son sumos conocedores del arte del respondere. porque una vez emanadas. IMPORTANCIA DE LA JURISPRUDENCIA Y SU RELACIÓN CON LAS DEMÁS FUENTES .cavere asesoría jurídica para emprender 1 actividad . 1 consejero jurídico . labor que realizaban con gran libertad. participan en la dirección del proceso .Es un experto en Dº.En Roma el artífice de la ciencia jurídica es el jurisconsulto. leyes. aplicables en todo tiempo y lugar. . Influenciaba la literatura mediante comentarios sobre dº civil o pretorio . El pretor junto con su actividad edictal se hacía asesorar por juristas(conocía + el ámbito militar) . el cavere y el scribere.Sus decisiones forman un conjunto de principios y reglas de dº. por lo que el material original resultaba totalmente relaborado o transformado. porque la palabra definitiva sobre el destino de estas normas la tenían los juristas.