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PRIMERA SESION.

Objetivos Específicos: a)El alumno será capaz de conocer el rol del derecho privado en el
ordenamiento jurídico, sus conceptualizaciones y evolución.
b)El alumno será capaz de conocer las clasificaciones
elaboradas por la doctrina para las distintas clases existentes del derecho
y discernir entre una y otra.
Temas: “ El derecho privado en el ordenamiento jurídico”
 El rol del Derecho en el Ordenamiento Jurídico
 Conceptos
 Evolución
 Derecho Objetivo y Subjetivo
 Derecho Privado y Público
 Derecho Nacional e Internacional
Lectura previa: No hay
Actividades: Pedir por escrito dudas sin aclarar
Lecturas post sesión:
1) "Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, página 12 a 20
Lecturas Complementarias:
1) "Lecciones de Derecho Civil", Hernán Larraín Ríos; Primera edición. año 1994; Editorial
Jurídica de Chile; páginas 7 a 15
2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General, Antonio Vodanovic
Haklicka,Primera edición, año 1996; Editorial Jurídica Conosur Ltda.; págs. 31 a 38
3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General, Tomo Primero Alessandri y Otros Quinta
Edición , año 1990; Editorial Cono Sur Ltda.; págs. 3 a 10 y 65 a 66.

INTRODUCCION

A.- EL DERECHO PRIVADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
Conceptos y evolución.
El derecho en un amplio sentido es una categoría del orden.
Si consideramos el derecho en su fenomenología, éste se nos presenta como una de las
formas en que se nos manifiesta la idea y la voluntad de orden en un grupo, orden sobre el cual
el grupo subsiste y que tiene como fin la obtención de determinados logros y objetivos
beneficiosos para éste. Es en este punto es en que el derecho tiene su arranque pues es en esta
necesidad de orden que presenta el grupo surge precisamente la función ordenante del derecho,
de la cual se deriva como consecuencia la relativa constancia e invariabilidad y la certidumbre,
certeza o seguridad del derecho.
No obstante a que el derecho es una de las formas en que la relación de orden en un
grupo se manifiesta no es la única manera en que dicha relación se manifiesta pues existe en el
grupo una serie de normas o reglas inspiradas en creencias de índole mágicas, en costumbre
míticas, en sentimientos étnicos, etc. de donde surge un conjunto de principios religiosos,
morales, de convivencia, etc. que ejercen al igual que el derecho una función ordenadora dentro

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del grupo social; lo cual implica que en la sociedad junto con el ordenamiento jurídico coexisten
varias reglamentaciones u ordenamientos, todos las cuales se encuentran relacionados a la
categoría genérica de orden. Lo cual significa que el derecho dentro de la categoría de orden no
es el único ordenamiento pues existen otros, ya sean, religiosos. míticos o morales.
Por lo tanto para poder entender la estructura de la sociedad no basta con adentrarse en
la comprensión de su ordenamiento jurídico, sino que además es necesario para conocer y saber
cual es la índole, alcance y eficacia de éste, considerar, en relación a cada grupo social, los varios
ordenamientos que coexisten y actúan en forma paralela interfiriéndose y condicionándose
recíprocamente para concurrir todos a la vida del ordenamiento social.

A.1.- Nociones Generales de Derecho;
Como ya se expuso anteriormente la vida en sociedad implica un orden que regule las
relaciones entre los individuos que la componen, para que estos puedan vivir en armonía y
alcanzar sus fines.
A este conjunto de normas y directrices que reglamentan la vida en sociedad se le llama
DERECHO palabra que proviene del latín directum, que significa conforme a la regla.
Acepciones del término derecho:
1.- se utiliza como sinónimo de ley,
2.- se emplea para designar la Ciencia del derecho, es decir, "el conjunto de principios relativos a
las relaciones jurídicas que unen a los hombres entre sí y que tienen su fundamento en la justicia
individual y social".
3.- Se emplea para designar al conjunto de leyes de un país.
4.- Se utiliza como sinónimo de impuesto o arancel
5.- Se emplea como sinónimo de facultad o poder que corresponde al hombre (Derecho de
Propiedad).
6.- Como el conjunto de normas que rigen las relaciones de los hombres en sociedad (Derecho
Civil)

A.2.- Clasificaciones del Derecho:
A.2.1.- DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUBJETIVO
i) Derecho Objetivo: es el conjunto de reglas o normas de conducta establecidas para regular la
vida humana en sociedad, es decir, es el conjunto de normas, de leyes objetivamente
consideradas.
II) Derecho subjetivo: es el poder o facultad de una persona derivada del derecho objetivo para
exigir jurídicamente algo. Así, el derecho que otorga el ordenamiento jurídico al dueño para
recuperar su propiedad detentada por otro, es una norma de Derecho Subjetivo.
El derecho objetivo y subjetivo son dos caras de la misma moneda, por una parte el
derecho objetivo fija un conjunto de normas que el derecho subjetivo reconoce al particular.
A.2.2.- DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO
i) Derecho Público, es el conjunto de normas del derecho objetivo que regulan la organización
de los poderes públicos y las relaciones de dichos poderes públicos con los particulares.
Para el prof. Carlos Ducci las normas de Derecho Público son aquellas que “regulan la
organización del Estado y sus relaciones con otros Estados. Igualmente las que se relacionan
con la Constitución, organización y determinación de los fines de los demás entes públicos.”

II) Derecho Privado, es el conjunto de normas de derecho objetivo que regulan las relaciones de
los particulares entre sí o de los particulares con el Estado, cuando éste actúa como particular.
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Cuando el estado actúa en el derecho privado se llama Fisco.
Se puede conceptualizar como “ el conjunto de normas que se refieren a la persona, a su
organización familiar y a su actividad patrimonial”.

Teorías que explican la distinción entre Derecho Público y Privado:
1.- Se ha sostenido que el Derecho Público mira el interés colectivo general, en tanto, el
Derecho Privado mira el interés particular, sostener esto es equivocado pues toda norma tiene
por objetivo servir al interés general, por lo cual, toda norma desde este punto de vista sería de
Derecho Público, y a su vez si se mira desde el punto de vista del interés propio de un sujeto
toda norma sería de Derecho Privado.

2.- Otra corriente sostiene que la diferencia entre ambos estriba en que los derechos públicos
serían inderogables e irrenunciables, mientras que todos los derecho privados serían
esencialmente revocables por la voluntad de los particulares, pero esta afirmación si bien no es
del todo errónea y falsa confunde el Derecho Público con las normas de orden público como lo
serían por ejemplo los derechos y obligaciones que impone la ley al padre de familia, pues éstas
no son renuncibles. Es así que se puede sostener que todo el Derecho Público es de orden
público, pero no toda norma de Derecho Privado es de orden privado.
Orden público: es el conjunto de valores que una sociedad ha elevado a la categoría de
esenciales en un momento determinado (Ramón Rivas Guzmán)

3.- Otros han sostenido que la diferencia entre ambos se justifica por la cualidad del sujeto
Estado, lo cual no es del todo cierto, pues muchas veces el Estado actúa como un particular.

4.- El profesor Carlos Ducci da una explicación más certera fundamentando la distinción en la
naturaleza de la relación , para el autor se distinguen dos grandes tipos de relaciones:
a.- las que se producen entre las personas entre sí, como miembros de la comunidad, y
b.- las que se producen entre la autoridad y el grupo social.
En el primer tipo de relaciones los miembros de la comunidad se encuentran en la misma
posición y en las misma situación, equiparados, sus relaciones básicamente serán de intercambio
derivadas de la necesidad que cada uno tiene de los otros en el conjunto social. Para que la
igualdad se produzca en este intercambio debe ser una igualdad de equivalencia que implicará el
trato justo, es lo que Aristóteles llamaba “el synallagma”
En el segundo tipo de relaciones la situación es diferente, pues la autoridad se encuentra
dotada del poder de mando, el estado en su relación con los súbditos no esta en una relación de
igualdad, ni tampoco se encuentran equiparadas las partes pues en esta relación el particular se
encuentra subordinado al estado, estableciéndose entre ambos no una relación de intercambio
sino de reparto de atribución , de distribución. La relación de igualdad base de toda justicia no
es una igualdad de equivalencia, como el caso de los particulares entre sí, sino una igualdad de
proporción. Proporción que significa en definitiva que los que se encuentran en una misma
situación sean tratados igualmente, pero los que se hallen en una situación distinta tengan un
trato distinto, por ejemplo en la tributación.

El Derecho Público:
Analizado desde el punto de vista de las funciones que le corresponden al Estado, el
Derecho Público se desarrolla la base, o regula, cuatro actividades:
a) La actividad constituyente
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b) La función legislativa
c) La función administrativa
d) La actividad judicial
La función constituyente organiza el Estado, a través, del establecimiento de los principio
fundamentales del Ordenamiento Jurídico, valiéndose de la Constitución.
La función legislativa es la de dictar las reglas por las que la comunidad debe regirse,
supeditadas a la Constitución, es decir, las leyes.
La función administrativa y de gobierno, tiene como finalidad velar por la aplicación de
las leyes y establecer la política de gobierno y administración del Estado, siempre sujeta a la
Constitución y la ley. En cumplimiento de esta función, el poder ejecutivo actúa, normalmente, a
través, de decretos reglamentarios.
La función judicial es la que resuelve los conflictos en el orden social, por medio de las
sentencias emanadas de los tribunales de justicia.
Pertenecen al Derecho Público entonces el Derecho Constitucional, Derecho
Administrativo, Derecho penal, Derecho Tributario y el Derecho Procesal.
El derecho público se sustenta sobre el principio fundamental de la legalidad o
juridicidad. (arts. 6º y 7º de la Constitución Política).
Esto importa que el Estado y sus organismos sólo puede actuar en la vida del derecho
en la medida en que estén expresamente autorizados por la Constitución y la ley para hacerlo,
lo que constituye la gran diferencia con el campo de actuación en el Derecho Privado, donde el
hombre es libre de regular sus relaciones como le plazca a menos que la ley se lo prohiba o lo
limite.

Derecho Privado:
El Derecho Privado se caracteriza, como ya se ha explicado por existir una justicia
basada en la igualdad y en la autonomía de la voluntad. Los particulares son libres de organizar
sus relaciones para con los demás teniendo tan solo el límite que les impone la ley, las buenas
costumbres y los derechos de los terceros.
El Derecho Privado se encuentra constituido, esencialmente, por el Derecho Civil,
perteneciendo también a esta rama el Derecho Comercial, el Derecho de Aguas, el Derecho de
Minas, etc.
A.2.3.- DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL
Tanto el Derecho Público como el derecho Privado pueden ser nacional o internacional.
El Derecho Público Internacional es el que regula las relaciones entre los Estados. Su
fuente más propia se encuentra constituida por los tratados.
El derecho Internacional Privado es el que regula las relaciones entre los nacionales con
los extranjeros o con los Estados extranjeros en cuanto son susceptibles de relaciones en el
ámbito privado.

SEGUNDA SESION.
Objetivos Específicos: a) El alumno será capaz de conocer la conceptualización del derecho civil,
sus fuentes, contenido e importancia .
b) El alumno será capaz de conocer en profundidad y
familiarizarse con el Código Civil .
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año 1996. Primera Edición. páginas 18 y 21 a 32 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". año 1980. la familia. Indice. fuentes. Para mantener esta igualdad o equivalencia el Derecho Privado debe establecer las condiciones y requisitos con que las personas pueden actuar en el mundo jurídico y determinar al mismo tiempo los bienes que pueden participar en esta relación de intercambio. 73 a 100 B. pág. Editorial Jurídica de Chile.. El Derecho Privado se caracteriza por operar sobre la justicia conmutativa es decir una justicia basada en la igualdad de equivalencia que debe presidir sus actos de intercambio. El Derecho Civil es el Derecho Privado común.Temas: “El Derecho Civil”  Conceptos  Fuentes  Contenido  Importancia “El Código Civil Chileno”  Historia  Fuentes  Importancia e Influencias  Estructura Lectura previa: 1) "Derecho Civil". Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Introducción.. Hernán Larraín Ríos. determina las normas concernientes a la constitución de la propiedad y si trasferencia. contiene las reglas relativas a la organización de la familia. a la propiedad y a las relaciones privadas de los mismos particulares entre sí. el estado de las personas. 39 a 47 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General.. Parte General. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Es un derecho general aplicable al común o generalidad de las personas en contraposición a ciertos derechos especiales que a pesar de formar parte del derecho privado contemplan una serie de normas de excepción aplicables a ciertas actividades o bienes. páginas 12 a 20. Carlos Ducci Claro. Privado. páginas 15 a 20 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. en consecuencia. Carlos Ducci Claro. Parte General. su capacidad. Regula. año 1990. Editorial Jurídica de Chile. año 1980. concepto. Tomo I Alessandri y Otros Quinta Edición . como ocurre con el Derecho Comercial o el Derecho de Minas. Editorial Jurídica de Chile.EL DERECHO CIVIL. año 1994. Primera Edición. 2) Código Civil. porque esencialmente regula las relaciones de los particulares entre sí y comprende especialmente. Primera Edición. contenido e importancia. Editorial Cono Sur Ltda. págs. Introducción. Editorial Jurídica Ltda. Por esto el Derecho Privado contiene una parte orgánica que reglamenta las personas y 5 .

Pero que el Derecho Civil sea el derecho general no obsta a que ciertas materias hayan adquirido cierta independencia.los bienes y una parte dinámica que regla el juego de la voluntad en los actos jurídicos de los particulares. b) Posteriormente las palabras Derecho Civil fue tomado en otro sentido. Durante toda la edad media se estudio y empleó los términos Derecho Civil como sinónimo de Derecho Romano. aplicable sólo a los ciudadanos romanos. C. de no constituir una creación teórica abstracta... del tiempo fue desplazando a los demás derechos. a través.HISTORIA.Para el profesor David Stitchkin B.. que hayan adquirido una fisonomía propia y que por ello sean objeto de un estudio independiente pero dentro del Derecho Civil. designa actualmente al derecho privado.. a través. es decir.. tenían instituciones políticas diferentes a las de la Roma imperial. Cuando hablamos de Derecho Privado es lo mismo que hablar de Derecho Civil.Por ser un derecho común y general. Las normas conceptuales y abstractas contenidas en la teoría de los actos jurídicos y de las obligaciones configuran la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. Los Estados modernos se gobernaban por otras reglas. Las compilaciones de Justiniano eran las más alta expresión del Derecho Privado y Público. como por ejemplo el Derecho Comercial. designaba una rama de su Derecho. Esta idea se encuentra plasmada en el Código Civil pues en el Título Preliminar se contiene normas que trascienden el Derecho Civil y aún más el derecho privado. esta afirmación se fundamenta en las siguientes razones: 1. a) A fines del imperio romano no quedaba sino el derecho quiritario que. Sin embargo.El CODIGO CIVIL CHILENO: C. de la resolución adecuada de casos reales presentados en la sociedad en sus modificaciones más diversas a través de dos milenios. Ducci el Derecho Civil tiene un carácter de permanencia y universalidad que emana. de ahí que los jurisconsultos recurrían a las recopilaciones de Justiniano en busca de las reglas de Derecho Privado y así su uso fue tan generalizado que después en 1789 cuando en Francia se quiso unificar el Derecho Privado se habló de Derecho Privado y de Código Civil. 6 . principalmente. el derecho propio de su pueblo independiente. c) Para el Profesor C. de los siglos esta expresión de Derecho Civil ha tomado dos nuevos sentidos. 3. pues son aplicables a la legislación toda. durante esta época ser civilista era ser profesor de Derecho Romano.El Derecho Civil es un derecho general porque da su base dogmática a todo derecho que no sea estrictamente público. sino por haberse formado. el Derecho de Roma. pasando a convertirse en la ley común de todo el imperio. este derecho se contraponía a jus gentium que comprendía las reglas aplicables a todos los pueblos. 2. la expresión Derecho Civil. Por ello Marcel Planiol sostiene “como. bajo su forma moderna que data desde el consulado”. expresión con el formalista derecho de la Roma antigua. Para los romanos el jus civile era su Derecho.. a través. se vacía en el Corpus Iuris Civilis su traducción proviene de las palabras latinas Jus Civiles. el Derecho Civil constituye la parte fundamental y más importante de los estudios jurídicos Por ello es que se afirma que una comprensión clara del Derecho Civil es básico para entender cualquier otra disciplina jurídica. ampliado y modificado.1. el Derecho Civil es una proyección del Derecho Romano que elaborado por los pretores y los prudentes. después de haber servido durante más de 10 siglos para designar el derecho romano.

. consultó a Pothier. Hasta nuestra independencia regía en Chile la legislación española. el Código Sardo de 1838. promulgado en Francia en 1804. Domat y Savigny C. el genio venezolano radicado en Chile y luego ciudadano chileno por ley. en definitiva. Como expresa Carlos Ducci. En 1831 el Ministro Diego Portales planteaba la necesidad de no hacer una simple compilación de las leyes de Castilla y de Indias. En general. El texto de nuestro Código Civil fue adoptado con muy pocas variantes por Ecuador (1861). En el mismo año se nombró una comisión revisora del proyecto de Bello que celebró más de trescientas sesiones de las que no se conservan actas. Panamá.FUENTES. El Salvador y Venezuela (1873) y Honduras (1898). Este mismo año se envió el proyecto al Congreso. el de las Dos Sicilias. se supone generalmente que sucede lo mismo con el Código chileno. que constituye la más importante fuente que recogió el Derecho Romano. Su método fue seguido por el Código de Nicaragua y tuvo importante influencia en los Códigos Civiles de Argentina y Uruguay. la opinión de los más grandes jurisconsultos de la época y diversos otros Códigos. promulgada en 1680. de Lusitana de 1822. prácticamente nada hizo. la legislación española especialmente. de España (1889). es en su estructura general y en el tratamiento de la teoría de las obligaciones donde Bello tuvo como fuente el Código Francés.. Destacábase entre esta legislación la “Recopilación de las Leyes de Indias”. Al momento de hacerse la Edición Oficial del Código aprobado. Tuvo como fuente. también.. el de los países bajos de 1838. trabajaba personalmente en la redacción de un proyecto de Código Civil que concluyó en 1852. las Leyes de Estilo que. Bello le hizo modificaciones. el Código de Bello tuvo influencia en el Código de Portugal (1867). Esta comisión terminó sus labores en 1855. Colombia (1873). citando a Bernardino Bravo . de México (1871 y 1884).3. la “Novísima Recopilación de las Leyes de España” de 1805. en virtud de un Decreto Supremo de 1838 tienen primacía sobre el Fuero Real de 1255. el que fue aprobado sin observaciones el 14 de Diciembre de 1855 por ley de artículo único que fijó como fecha de entrada en vigencia del Código Civil el 1 de Enero de 1857. Bello creó un Código original que consulta las fuentes romanas. comisión que . Así Bello se informó también en el Código de Baviera de 1756. pero siguiendo un criterio independiente.2. En 1840 se creó una Comisión Mixta de las Cámaras para hacer una codificación de las leyes civiles. las 7 Partidas y el Código Civil español de García Goyena. Desde los inicios de la vida independiente hubo preocupación por hacer una codificación de las leyes civiles. el Código Austríaco de 1812. Proponiendo que el trabajo se encomendara a una solo persona.IMPORTANCIA E INFLUENCIA DEL CODIGO CIVIL CHILENO EN OTRAS LEGISLACIONES. pero ello no es así . sino que debía estudiarse una legislación acorde con las circunstancias y nuestras costumbres. Entre los jurisconsultos. El “Fuero Juzgo” o “Codex Visigonum” (Código de los Visigodos) que estuvo vigente en España hasta 1889 y la monumental obra “Las 7 partidas” del Rey Alfonso X “El sabio”. de 7 . En el intertanto. Así como todos los Códigos del siglo pasado se supone que tuvieron casi como única fuente el Código de Napoleón. don ANDRES BELLO. C.

Párrafo 5º “Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes.ESTRUCTURA DEL CODIGO CIVIL C. TERCERA SESION.Libro Segundo “De los bienes.Párrafo 4º “De la Interpretación de la Ley”.4.2.4. éste consta de un solo artículo que señala la fecha de entrada en vigencia.. anteriormente este libro comprendía 33 títulos) C. C.4.6..Libro Tercero “De la Sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”.2. Libro I y Libro II. C.1. trata “De las Personas”. C..585 de 26 de Octubre de 1998.4. páginas 18 y 21 a 33 Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar 8 .2. los cuales contiene artículos y los artículos se componen de incisos. Introducción.1.. C. y C. Parte General..2.Párrafo 1º “De la Ley”.4..5.CUATRO LIBROS.3.Libro Cuarto “De las Obligaciones en general y de los Contratos”. C.4.Párrafo 6º “De la derogación de las Leyes”. Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer en profundidad y familiarizarse con el Código Civil ..Libro Primero..4.4.4.4. C. va desde el artículo 54 hasta el 564 ( modificación introducida por la ley 19.1.Párrafo 2º “De la Promulgación de la Ley”. abarca 42 títulos y va desde el artículo 1437 hasta el 2524. cuenta con 14 títulos y comprende desde el artículo 565 a 950..4.1. Posesión.1..TITULO PRELIMINAR.4. C. C..3.4.. Carlos Ducci Claro.2. que se encuentran divididos en títulos.2. comprende 53 artículos y está dividido en 6 párrafos: C.1.Párrafo 3º “De los Efectos de la Ley”.4..4.1. Primera Edición.TITULO FINAL .3. comprende actualmente 28 títulos. año 1980. los títulos se dividen en párrafos. Uso y Goce”. Tema: “El Código Civil Chileno”  Principios que lo inspiran  Referencia a las materias tratada por el Código en su Título preliminar.Cuba..1. y de la derogación de las leyes preexistentes que en el se tratan. comprende 13 títulos y va desde el artículo 951 al 1436.1.4. Puerto Rico y Filipinas (1889). C. Editorial Jurídica de Chile. Lectura previa: 1) "Derecho Civil"..2. de su Dominio. C.

a través. Para muchos autores. si bien no aparecen en forma expresa expuestos uno a uno. son Principios Generales del Derecho que se encuentran representados en toda codificación occidental. año 1994. sexo. del Recurso de Protección pero este tratamiento es sin lugar a dudas de orden más reciente. Editorial Jurídica de Chile. principio que se encuentra reconocido en nuestro Ordenamiento Jurídico a nivel constitucional incluso a este mismo nivel se le da protección. “Divídense en chilenos y extranjeros”. institución definida en el artículo 102. 982. páginas 18 a 20 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Primera Edición. Hernán Larraín Ríos. que el reconocimiento dado por el Código Civil a este derecho en su artículo 582. año 1980. este principio queda reconocido en el hecho que el Código Civil reconoce una supremacía absoluta de la norma jurídica y la que queda claramente reconocida en la simple lectura del artículo 1º del Código Civil. que establece que “son personas todos los individuos de la especie humana. en el matrimonio monogámico e indisoluble. cualquiera sea su edad. c) La constitución cristiana de la familia. págs. Carlos Ducci Claro. Parte General. Primera Edición. Introducción.18 a 21 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". d) El derecho de propiedad. páginas . Editorial Jurídica de Chile. 9 . a lo largo de su articulado tales principios están reconocidos en normas concretas o infunden la naturaleza de otras disposiciones. Estos principios son: a) La Omnipotencia de la Ley b) La Igualdad ante la Ley c) La Constitución cristiana de la Familia d) El Derecho de Propiedad e) La Libre circulación de los Bienes f) La Autonomía de la Voluntad o Libertad Contractual g) La Buena Fe h) Evitar el Enriquecimiento sin causa i) La Responsabilidad a) Omnipotencia de la Ley. Estos principios generales. El Código Civil se sustenta sobre la base de algunos principios generales que. estirpe o condición. plasmada en el artículo 55. Primera Edición. este principio se consagra en dos aspectos fundamentales. tales principios constituyen verdaderas fuentes del Derecho. pues la ley desde el punto de vista jurídica es lo máximo.PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL CODIGO CIVIL... También los artículos 57. Editorial Jurídica Ltda. Un tercer aspecto que dice relación con la constitución cristiana de la familia es todo el conjunto de normas protectoras de la familia que encontramos en el Derecho de Familia. b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". 985 encierran este principio. b) Igualdad ante la Ley.5. Antonio Vodanovic Haklicka. por lo demás. año 1996. 48 a 56 C.

la idea de la libre circulación de los bienes la encontramos en dos situaciones una reconocida expresamente por el Código Civil y la otra por la doctrina y la jurisprudencia. pero todo el derecho patrimonial se fundamenta en el reconocimiento de pleno valor de la voluntad. cuya infracción. sin que haya una causa que lo justifique. Existe enriquecimiento sin causa cuando aquél no tiene un motivo jurídico válido para haberse producido.545 a la categoría de ley entre los contratantes. En términos generales en materia contractual la buena fe consiste en el desconocimiento. En materia contractual. h) Evitar el enriquecimiento sin causa. 10 . pues en términos generales se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que ésta no tendrá validez sino en casos excepcionales. La buena fe en materia posesoria es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraude y de todo otro vicio. Por ende. disposición en la cual le reconoce las facultades de uso ( jus utendi).458. sin injerencia en ellos de la autoridad pública. la mala fe consiste en el conocimiento. autoriza a la Corte Suprema para anular una sentencia que viole tal ley. Este principio se desprende de la libertad de los individuos para arreglar asuntos patrimoniales según sus propios intereses y decisiones. nadie se encuentra obligado a permanecer en la indivisión. e) La libre circulación de los bienes.560. f) La libertad contractual o la autonomía de la voluntad. Como sostiene ANDREAS VON THÜR “La buena fe no es una norma: es un principio y como tal infunde todo el derecho y aflora de vez en cuando en normas expresas”. el enriquecimiento sin causa contraviene a la equidad. es decir. El artículo 1317 que establece que “ninguna de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión”. el principio de la autonomía de la voluntad es una doctrina de filosofía jurídica. de goce (jus fruendi) y de disposición (jus abutendi). por ende. 1. la voluntad de las partes expresada en el contrato es elevada por el art. principio citado 41 veces en el Código Chileno . El derecho de propiedad es el más completo. En esta materia. es un principio general del Código Civil que es ilícito enriquecerse sin que haya una causa para ellos. La segunda situación guarda relación con la cláusula de no enajenar. 1. el enriquecimiento sin causa consiste en que un patrimonio se beneficie a consecuencia de otro patrimonio que sufre un desmedro. además es fuente de todo el derecho patrimonial. como lo han declarado nuestros tribunales. sino que es necesario que el beneficio o incremento percibido por un patrimonio corresponda al empobrecimiento de otro. el principio de buena fe se expresa en los artículos 1. 1 . Para que se dé este enriquecimiento no es suficiente que éste sea infundado. Este principio no aparece expuesto en forma expresa por norma alguna del Código Civil. según la cual toda obligación reposa esencialmente en la voluntad de las partes. por lo tanto cualquiera puede pedir la división de los bienes en cualquier tiempo. Donde el principio de la autonomía de la voluntad se manifiesta con mayor fuerza es en lo que dice relación con la contratación. ésta es sinónimo de rectitud y honradez. pues resulta injusto que un patrimonio se beneficie sin una causa lícita que la justifique. g) La buena fe.546. incluso.

74). con negligencia o falta de cuidado. el derecho lo ejercemos directamente sobre un bien. Explicación general de las principales materias o instituciones que trata el Código Civil. 568). esto es. Nadie. o presunta.. Uso y Goce. 565 y 576). su vigencia. son las cosas que no pueden ser transportadas de un lugar a otro. Los incorporales son los derechos que clasifica en reales y personales (arts. de sus derechos y capacidad. Este principio abarca tanto al Derecho Público como al Derecho Privado. de los hijos matrimoniales y no matrimoniales. ni el Estado. también. por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. al separarse completamente de su madre (art. que se denominan “semovientes”. esto es. trata de Las Personas. de las obligaciones de los cónyuges entre sí. como el derecho que tenemos a que un deudor nos pague lo que nos debe. (art. en la reparación del daño causado a otro por una conducta culpable o dolosa. Los bienes también se clasifican en muebles e inmuebles. Para enmendar el enriquecimiento sin causa existe la acción in reverso. o real. en cambio. siendo los primeros los que pueden transportarse de un lugar a otro. de los sujetos de derecho que pueden ser naturales o jurídicas. Los bienes.. esto es. esto es.El TITULO PRELIMINAR. los cargos que la ley impone a ciertas personas en favor de quienes no pueden dirigirse a sí mismos ni administrar sus bienes. se traduce. Trata también del estado civil. su interpretación y aplicación en el tiempo y en el territorio y su derogación. como también.El LIBRO I.LIBRO II trata de los Bienes y de su Dominio. los clasifica en Código en cosas corporales e incorporales. que es la acción de repetición . Posesión. 2. como las cosas inanimadas. Los inmuebles. créditos.. es un principio general y no sólo del Derecho Privado. sus pruebas. i) La responsabilidad. 1. Establece las norma sobre el principio de existencia de las personas naturales. Estas tiene existencia natural desde la concepción y existencia legal desde el momento de nacimiento. el principio de la responsabilidad. como los animales. llamados también fincas o bienes raíces. trata de la ley. Las primeras son las que tienen un ser real y podemos percibir con nuestros sentidos. Todos los cuasicontratos tienen su fundamento en definitiva en el enriquecimiento sin causa. esto es. sea que sólo se muevan por una fuerza externa. o con dolo. de la patria potestad. como las tierras y las minas y las que se adhieren permanentemente a ellas. Dispone además que el fin de la persona natural lo constituye su muerte natural. de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas y de las tutelas y curatelas. los objetos del derecho. han contraído las obligaciones correlativas. define algunas palabras de uso frecuente en las leyes. es el que podemos reclamar de ciertas personas que. 11 . como el derecho de dominio. como los edificios y los árboles. esto es. esto es. Este libro trata también del matrimonio. Derecho Personal. sin reparar el perjuicio mediante indemnización. en definitiva. Derecho Real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. puede causar daño con culpa. chilenas o extranjeras. sea moviéndose ellos a sí mismos. de sus efectos. esto es. por desaparecimiento. con el ánimo preconcebido de dañar. 3. Los derechos personales se llaman.

.393 y 2. para gozar y disponer de ella arbitrariamente.407. 2) Código Civil . Si se refiere a una casa. ii) El derecho real de usufructo consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia. Hernán Larraín Ríos. Indice. al igual que el de prenda. año 1996. Introducción. del derecho personal o crédito de cobrar los perjuicios que un tercero nos ha ocasionado.397). y de restituirla a su dueño (art. páginas 33 a 39 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Carlos Ducci Claro. vi) La hipoteca es según el artículo 2. año 1994. Sobre los bienes incorporales hay también propiedad. Carlos Ducci Claro. Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer en profundidad y familiarizarse con el Código Civil . El derecho real de hipoteca. Parte General. El derecho real de prenda es el que tiene el acreedor prendario para perseguir la cosa dada en prenda de manos de quien se encuentre y para pagarse con el valor de su realización (arts. 811). páginas 18 a 21. iii) El derecho real de uso y habitación es el derecho de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. páginas 18 a 20 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Parte General. iv) El derecho real de servidumbre activa es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño (art. 820). Libro IV y Título final Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Primera edición. Editorial Jurídica Ltda. Primera Edición. año 1980. año 1980. Primera Edición. págs. 2. Primera Edición. 582).428) CUARTA SESION.424 y 2. uno también es dueño.Los derechos reales reconocidos por el art. no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (art. y a la utilidad de morar en ella. por ejemplo. se llama derecho de habitación (art.384.. Antonio Vodanovic Haklicka. “un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor”. 2. Tema: “El Código Civil Chileno”  Referencia a las materias tratada por el Código en su Libro III . v) La prenda es un contrato por el cual se entrega una cosa mueble a un acreedor (acreedor prendario) para la seguridad de su crédito. 764). Editorial Jurídica de Chile. consiste en la facultad del acreedor hipotecario de perseguir la finca hipotecada de manos de quien se encuentra y de pagarse preferentemente con el producto de su liquidación arts. 48 a 49 12 .407. 577 del Código Civil son siete: i) El dominio es el derecho real en una cosa corporal. 2. 2. Editorial Jurídica de Chile. esto es. Editorial Jurídica de Chile. Introducción.

606). esto es. El mismo libro trata de la posesión que se define como la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. en cambio. es un modo de adquirir el dominio de los bienes ajenos por haberlos poseído durante un tiempo determinado y cumpliéndose los demás requisitos legales. por otra la capacidad e intención de adquirirlo (art. e) La Prescripción. como su nombre lo indica. b) La Accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se adjunta a ella. Los primeros son los que da la naturaleza ayudada o no por la industria del hombre. 13 . al momento del fallecimiento. Los segundo. d) La Sucesión por causa de muerte. Así como el dominio es una situación de derecho. los intereses de capitales (arts. la posesión es un hecho que normalmente van juntos ya que. es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y. 670). y un elemento inmaterial. sino que una situación de hecho que conjuga un elemento material. 644 y 647) c) La Tradición. la posesión irregular y las posesiones viciosas que son la posesión violenta y clandestina. por lo regular. son los precios. Los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación porque no hay inmuebles que no pertenezcan a nadie ya que todos los inmuebles que carezcan de otro dueño. es el modo de adquirir el dominio de los bienes de una persona que muere (causante) por sus herederos. La posesión no es un derecho. Estos son: a) La Ocupación. Los productos de las cosas son los frutos naturales o civiles. pensiones o cánones de arrendamiento o censo. puede haber un poseedor que no sea el dueño como sucederá cuando adquirió la cosa de manos de quien no era el dueño. se adquiere el dominio de los bienes muebles que no pertenecen a nadie. 643. La Tradición de los bienes raíces. pertenecen al Estado. El Código distingue la posesión regular. por ejemplo. y cuya adquisición no está prohibida por las leyes chilenas o el derecho internacional (art. por la entrega de las llaves. 590).Trata también el Libro II los modos de adquirir el dominio. la tenencia física de la cosa (corpus). Pero puede darse la circunstancia de que el dueño no esté en posesión de la cosa porque perdió la posesión por haberle sido arrebatada u otra causa. se realiza mediante la inscripción del título en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. el ánimo de señor y dueño (animus). La ley protege al dueño con la acción reivindicatoria que es la que tiene el dueño de un bien del que no está en posesión para recuperar la cosa de manos del poseedor no dueño y al poseedor el legislador le da la acción posesoria para recuperar la posesión ilegítimamente perdida. Es un modo de adquirir derivativo pero por causa de muerte y no entre vivos como la tradición. el dueño es a su vez poseedor. o bien. (art. La Tradición de las cosas muebles se hará por la entrega real o fícta enumerando el Código formas de esta última y que persiguen una entrega.

ya sea del concurso de las voluntades de dos o más personas. como en los contratos o convenciones. Posesión regular es la que se origina cuando el que entra en posesión está de buena fe. los ascendientes y el cónyuge sobreviviente Los legitimarios tiene derecho a que se les respete su asignación forzosa llamada “legítima” que asciende a la mitas de los bienes del causante. Continúa este libro tratando de las limitaciones del dominio. 706) y tiene un justo título. Además. los delitos. los cuasicontratos. en términos generales.LIBRO III. La propiedad fiduciaria es la que se encuentra sujeta al gravamen de pasar a otras manos. por el hecho de verificarse una condición (art. siendo ilícito. La obligación es el vínculo jurídico que liga al acreedor y al deudor que puede nacer. como la aceptación de una herencia y en todos los cuasicontratos.. Son legitimarios. Otra limitación al Dominio se encuentra constituido por el usufructo.(2) objeto lícito. Además. trata de la sucesión por causa de muerte. una mitad de esa mitad. por ejemplo. ya a consecuencia de un hecho que haya infringido perjuicio o daño a otra persona. el causante puede disponer por testamento. siendo los vicios de la voluntad el error. cuando ha habido dolo.437) Así las obligaciones nacen de los contratos. esto. Si la posesión no reúne alguno de los requisitos de justo título o buena fe. que justifique o explique esa creencia. llamada. todo acto jurídico requiere de REQUISITOS DE VALIDEZ que son (1)la voluntad no viciada. cuarta de mejoras. exentos de fraude y de otro vicio (art. salvo que tenga legitimarios. ya del hecho voluntario de las persona que se obliga.LIBRO IV “De las Obligaciones en general y de los Contratos”. modificar o extinguir derechos. está obligado a respetar las demás asignaciones forzosas. si sólo ha habido negligencia.. los hijos. es de libre disposición y la otra cuarta parte es de libre disponer de ella pero solo con el objeto de mejorar la situación de alguno de los legitimarios. y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque el derecho sanciona dichas manifestaciones de voluntad”. es que. como entre los padres y los hijos de familia (art. la fuerza y el dolo. Si hay legitimarios. 1. la posesión es irregular. los actos que la ley prohibe o lo que atenta contra el Derecho Público 14 . cinco años para los inmuebles) en circunstancias que el poseedor irregular sólo adquirirá el dominio por Prescripción extraordinaria (10 años). libremente. esto es. esto es. es una cuarta parte. 733). La diferencia de ambas desde el punto de vista de sus consecuencias. del acto jurídico. esto es. personalmente o representados por su descendencia. los cuasidelitos. 5. un contrato. En materia sucesoria el Código adopta el régimen de libertad restringida. esto es. la otra mitad de bienes es de libre disposición. el poseedor regular adquirirá el dominio por Prescripción ordinaria (dos años para los muebles. de sus bienes en favor de quien quiera. 4. ya por disposición de la ley. A falta de éstos . como en los cuasidelitos. en la conciencia o creencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos. o en los delitos. refiriéndose a la propiedad fiduciaria y al usufructo. La relación jurídica da lugar al estudio. que como ya se mencionó es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo a conservar su forma y sustancia y restituirla al dueño vencido el plazo. caso en el cual debe respetar sus derechos. “la manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear.

(3) causa lícita.  Gratuito. a continuación. los clasifica el Código en :  Reales. estableciendo que debe estarse a la voluntad real de los contratantes más que a lo literal de las palabras (art. singulares. de la interpretación de los contratos. A continuación. que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes (compraventa de cosas muebles)  Solemnes. 1. El objeto es una o más cosas que se trata de dar. sometidas a plazo. Pueden serlo de objeto único o de objeto múltiple. la remisión. siguiendo el Código los principios de la escuela subjetiva. la compensación. que son los que se perfeccionan por la entrega de la cosa (mutuo o préstamo de consumo. o naturales o imperfectas. que producen acción para exigir su cumplimiento.443)  Unilaterales. comodato o préstamo de uso. es decir. esto es. 1. La causa. el motivo que induce al acto o contrato (1. esto es. cuando tiene por objeto la utilidad de una de las partes. cuando están sometido al cumplimiento de determinadas solemnidades (por ejemplo la escritura pública en la compraventa de bienes raíces) (art. el Código trata de las distintas clases de obligaciones. de varios respondiendo o teniendo derecho cada uno al todo. a un hecho futuro y cierto que suspenda su ejercicio o determine su extinción. también. 1470 y stges. o solidarias. cumplidas voluntariamente. salvo aquéllas que la ley declara incapaces.560). 1. y (d) capacidad. esto es. la confusión. (ii) los impúberes (varones que no han cumplido 14 años y mujeres que no han cumplido 12 años). 1. Trata el Código. sufriendo la otra el gravamen (art. la novación. condición o modo. etc. Pueden ser. depósito y prenda)  Consensuales. que son (i) los dementes. que es aquélla que no es contraria a la ley o a la moral. cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes (art.442)  Oneroso Conmutativo. todas las personas son capaces.) Las obligaciones pueden ser puras o simples o sujetas a modalidad. no obstante voluntariamente cumple (art. o debiéndose alternativamente una u otra cosa (alternativas) o debiéndose un objeto pudiendo el deudor pagar con otra (facultativa).chileno. la imposibilidad de ejecución. 1. a un hecho futuro e incierto del que dependa su nacimiento o extinción. por ejemplo: las civiles o perfectas. autorizan para retener lo dado o pagado en virtud de ellas. 1. en las que interviene un acreedor y un deudor. hacer o no hacer.440)  Oneroso. esto es. cuando sólo una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna (mutuo)  Bilaterales. muchos acreedores o deudores respondiendo o teniendo derecho cada cual de o a una parte o cuota. que no producen acción para exigir su cumplimiento pero que.439). Entre las obligaciones naturales destacan las obligaciones extinguidas por la prescripción que el deudor. o a una forma especial de cumplirla. Trata también este Libro. En materias de contratos. simplemente conjuntas.447). de los modos de extinguir las obligaciones entre los cuales se destacan: El pago. En cuanto a la capacidad.467). cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente (compraventa) (art. y (iii) los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito (art. cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que 15 .

). QUINTA SESION. hipoteca. Si ha habido dolo. En materia de contratos regula aquéllos que más comúnmente se presentan en las relaciones patrimoniales. A continuación regula la prelación de créditos. Si la conducta es ilícita.El TÏTULO FINAL. esto es. Antes de entrar el Código al análisis de los distintos contratos que regula.. 1.314 y stges. esto es. por regla general todos los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso. mutuo o préstamo de consumo. naturaleza. En su virtud.). mandato. debe dar o hacer (art. 6. esto es. Finalmente. 1. Surge la responsabilidad de indemnizar todos los perjuicios.492 y stges. a su vez. sociedad. 2. como el modo de extinguir las acciones por no haberse ejercido durante determinado tiempo (arts. esto es. causa daño y existe una relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño. cuando el equivalente consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida (art. la responsabilidad es cuasidelictual. hechos lícitos de los que resultan obligaciones. el orden de preferencia que gozan los créditos cuando los bienes del acreedor no alcanzan a cubrir todas las deudas (arts. caso en el cual cada uno de ellos será dueño de sus propios bienes. comodato o préstamo de uso. se mira como equivalente a lo que la otra parte. culpable o dolosa. al igual que sus frutos. del sistema patrimonial que rige al interior del matrimonio. clasificación. “La norma Jurídica de derecho privado” 16 . la administración de negocios ajenos sin estar facultado para ello.465 y stges. Tema: “El Código Civil Chileno”  Características del Código Civil  Enumeración de las principales leyes complementarias al Código Civil. pertenecen a la sociedad conyugal. Los cónyuges pueden pactar separación total de bienes. prenda. trata de la vigencia del Código al momento de su dictación y de la derogación de las leyes anteriores al Código. 2. b) El alumno será capaz de conocer y discernir el concepto. también. trata de los regímenes patrimoniales.. o bien. el pago de lo no debido y la comunidad. permuta. trata de la prescripción que tanto es un modo de adquirir por el poseedor los bienes ajenos por el transcurso del tiempo. no existiendo entre el autor y la víctima una relación contractual previa. 2.441). de las otras fuentes de las obligaciones que son los delitos y cuasidelitos o responsabilidad extracontractual. delictual (arts. fianza. Trata. como compraventa. Si sólo ha habido culpa. Objetivos Específicos: a)El alumno será capaz de conocer en profundidad y familiarizarse con el Código Civil . arrendamiento. cual es la que surge de todo hecho o conducta que cause daño a otro.  Aleatorio.441).). pactar el régimen especial de participación en los gananciales. En materia de cuasicontratos. trata el Código de la agencia oficiosa. eficacia y sanción de las normas jurídicas de derecho privado. siendo la regla general una comunidad limitada de gananciales denominada “sociedad conyugal”.

se trasunta la repulsión a la propiedad común otorgándole el Código Civil a cualquiera de los comuneros. Apéndice. año 1980. Primera Edición. Primera Edición. esta característica ya se insinuó cuando hablamos de los principios inspiradores del Código. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". págs. el individualismo del Código chileno se manifiesta en la propiedad. el cual. Introducción. páginas 33 a 39 2) Código Civil . lo que hace que en definitiva el derecho de propiedad sea cada vez más amplio y con menos limitaciones. Esta característica se manifiesta también el gran valor que se le da a la norma excluyendo al máximo la discrecionalidad. Por todo lo expuesto el legislador es contrario a la propiedad común. a menos que sea libremente consentida. dado que estas son mínimas en consideración con las prerrogativas que la ley impone al titular del derecho de propiedad. año 1990. Editorial Jurídica de Chile. 86 a 89 y 11 a 33 CARACTERISTICAS DEL CODIGO CIVIL: i) CLASISISMO. Concepto  Características Lectura previa: 1)"Derecho Civil". debido a que tanto el Código Civil francés como chileno representan un paso del feudalismo a la propiedad privada no es raro que ambos textos realcen al individuo en todas las circunstancias. el arbitrio del juez. sino que se analiza como un hecho objetivo. Tomo I. Por estas razones nuestro cuerpo legal es contrario a la escuela del derecho libre. año 1980.. Editorial Cono Sur Ltda. Carlos Ducci Claro. 49 a 53 y 3 a 16 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Editorial Jurídica Ltda. Alessandri y Otros Quinta Edición . es decir. en cualquier momento la acción para pedir 17 .. Parte General. consiste en estar en conocimiento del mal estado de los negocios. por el mismo motivo sistematiza muchas definiciones dispersas y entrega reglas rigurosas pero no absolutas en materia de interpretación de la ley. iii) REALSE DEL INDIVIDUO. Indice. Parte General. Introducción. todo ello sin perjuicio de la aplicación de la equidad a falta de ley. basta mencionar que en la acción Pauliana o Revocatoria la mala fe no se califica con un criterio psicológico personal. ii) OBJETIVIDAD. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. año 1996. Carlos Ducci Claro. pues cada vez el legislador impone más limitaciones a las prohibiciones respecto de la propiedad. páginas 37 a 46 Lecturas Complementarias: 1) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. a pesar de que nuestro Código Civil es novedoso en muchos aspectos no debe desconocerse que es tradicional porque la metodología empleada por el Código se desarrollo con gran orden y claridad y una precisión y corrección en el lenguaje. Editorial Jurídica de Chile. págs.

iv) CONSTITUYO UN ADELANTO PARA LA EPOCA.. de 30 de noviembre de 1935. Esta ley elimina la distinción entre hijos legítimos. dictada el 07 de octubre de 1.271. para actuar en la vida jurídica tenía que actuar representada por su marido.930. de contrato de promesa. las normas del Código Civil relativas a la representación de los menores de edad. creadas o reconocidas por el estado. 4) Ley Nº 5. fundamentalmente. se mencionaran algunas de las más importantes: 1) Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes.952. la división. el cónyuge pasa a ser legitimario eliminándose la porción conyugal. de posesión inscrita. en muchas materias se adelanto a la época por ejemplo en materia internacional demuestra un sentido americanista pues establece igualdad jurídica de los chilenos y extranjeros ante la ley chilena.585. la alteridad o bilateralidad.REFERENCIA A LAS PRINCIPALES LEYES COMPLEMENTARIAS DEL CÓDIGO CIVIL. del 09 de junio de 1989. filiación. idea que posteriormente fue recogida por la Constitución.861. un ordenamiento de normas jurídicas. La doctrina ha establecido como características de la norma jurídica su generalidad y abstracción. 2) Ley de Matrimonio Civil. Las normas jurídicas son imperativos o preceptos de conducta de contenido jurídico (de derecho) vigentes en una determinada comunidad. ley de menores. que contiene reformas en materia de matrimonio introduciendo al régimen de bienes de los cónyuges. modifica el Código Civil. El Código Civil ha sido complementado a través del tiempo con varias leyes.884. de seguros y estipulaciones en favor de terceros.. de 02 de abril de 1. ley de matrimonio civil y otras leyes relacionadas con la filiación. Así. F. de obligaciones naturales.802. en materia sucesoria se cambian los ordenes de sucesión. por lo tanto. ley sobre registro civil.  Que las normas jurídicas sean generales y abstractas significa que se aplican innominadamente a un número indeterminado de personas o situaciones jurídicas. 18 . 6) Ley Nº 18. de 10 de febrero de 1. además limita la propiedad común estableciendo que se puede pactar la indivisión pero no por más de 5 años. 5) Ley Nº 10. modifica el estatuto de la mujer. se aplican a todos los menores y no el menor X o Y. del 10 de enero de 1. haciendo abstracción de situaciones concretas. NORMA JURIDICA EN EL DERECHO PRIVADO El ordenamiento jurídico es. naturales e ilegítimos distinguiendo entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. le da iguales derechos hereditarios y de alimentos a todos los hijos.808. y las reglas sobre las compraventas de inmuebles. guardas. también fue un novedoso aporte en materia de persona jurídica. su precisión. que iguala a la mujer ante el derecho. 3) Ley Nº 4. sucesiones incorpora en ella a los hijos naturales. a todas las compraventas. la estabilidad y la coercibilidad. del 26 de octubre de 1998. 7) Ley Nº 19.521. hasta 1989 la mujer casada en régimen de sociedad conyugal era incapaz relativa .

entendida esta en el sentido de justicia. en Chile cuando la ley le reconoce valor por ej. de un reglamento que tiene su origen en el poder ejecutivo. Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer las fuentes materiales y formales del derecho y discernir entre ellas. esta es una de las características esenciales de la norma jurídica y que. como lo señala el profesor C. artículo 1. a través. d) El espíritu general de las legislaciones. Primera Edición. características Lectura previa: 1)"Derecho Civil". la estabilidad de las normas jurídicas es una de sus características. la norma jurídica constituye una regulación de intereses entre individuos o personas.C. el que sanciona o castiga la infracción o no acatamiento de las normas jurídicas. SEXTA SESION. esto es. como el derecho surge de la vida en sociedad. de un derecho u obligación. los cuales se influyen recíprocamente”.C.  Estabilidad. Es el Estado. forma un sistema jurídico en el que no puede haber elementos contradictorios.  Coercibilidad u obligatoriedad.P. la distingue de otros conjuntos de normas. el vínculo que liga a las partes respectivas titulares. o de una sentencia que emana del poder judicial. Sea que se trate de una ley. activos y pasivos. Carlos Ducci Claro. “una conexión entre dos términos. lo cual consiste en que toda la legislación de un país tiene un sentido. Este conjunto de normas que constituye el derecho u ordenamiento no sólo se agota en este conjunto de normas sino que también se encuentra integrado por otro elementos como: a) La Costumbre. Parte General. que emana del poder legislativo. año 1980. esencialmente. este adquiere relevancia cuando exista una frondosa legislación que hagan perder la armonía y coherencia al derecho mismo. Editorial 19 . de las relaciones entre los individuos de una determinada comunidad. art. estos en forma genérica se encuentran contenidos en el ordenamiento jurídico básico del país que es la Constitución y serán estos principio los que delimitaran el alcance de la ley y forman parte integrante del precepto legal pues son un presupuesto de la ley. 170 Nº 5 C. en definitiva será el derecho jurisprudencial el que indicara el camino como debe aplicarse. las normas jurídicas son creadas o reconocidas por el Estado. Tema: “Fuentes del derecho”  Clases de fuentes del derecho  Conceptos  Análisis de la ley como fuente formal del derecho. Ducci.546 C. Ej. como regla de conducta obligatoria. b) Los principios generales del derecho. definición. la norma jurídica tiene precisión tanto en la descripción de la conducta o situación jurídica a la que se aplica como a la delimitación de sus efectos. c) La equidad. de su organización. Esta conexión es lo que da lugar a la relación jurídica. es decir. e) Derecho Jurisprudencial.  Alteridad o bilateralidad. Precisión.

es un fenómeno más moderno pues supone la existencia del Estado y además un proceso de abstracción y generalidad en donde la ley no se encuentra destinada un caso determinado sino para todos los que se presentan. Carlos Ducci Claro. La ley surge mucho más tarde como un proceso de racionalización.. esta evolución sólo se alcanza en un período avanzado del desarrollo de la mentalidad jurídica. la norma jurídica es la respuesta a una realidad social. 8 y 14.. económicas. Parte General. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. (legislativo. de la solución de casos que efectúa el soberano investido del poder total pues reunía todos los órganos del Estado en sí mismo. concepciones morales e ideológica.La costumbre 3. todas ellas influyen en el régimen jurídico que va a regir una sociedad determinada. la Jurisprudencia B.FUENTES DEL DERECHO i) Fuentes Materiales. Hernán Larraín Ríos. vinculante y sancionada dentro de la sociedad. páginas 37 a 46 2) Código Civil .. año 1996. 1.La jurisprudencia 20 . de los cuales el Derecho llega a constituir una norma positiva. a través.. Estas fuerzas serán entonces las fuentes materiales del Derecho Positivo en una norma jurídica.La ley 2. a través. Tomo I Alessandri y Otros Quinta Edición . son los distintos modos. tradiciones. Editorial Jurídica de Chile. Introducción. año 1990.. En segundo lugar en nuestro derecho la fuente fundamental es la ley y así se desprende claramente de algunas disposiciones del Código Civil.Análisis de las fuentes formales del derecho Estudiaremos la fuentes formales del derecho según su clasificación tradicional:: 1. año 1980. páginas 20 a 24 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Primera Edición. A este respecto es necesario hacer dos afirmaciones: En primer lugar el verdadero origen del derecho es en realidad la sentencia porque el derecho nace... la equidad. ejecutivo y judicial) o como en Roma en donde el Derecho surge de los fallos de casos contenciosos de la vida práctica que efectuaban los funcionarios o jurisconsultos. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". que se encuentra compuesta por fuerzas culturales. por ejemplo arts. ii) Fuentes Formales. págs 108 a 110 A. Editorial Jurídica de Chile. Jurídica de Chile. páginas 53 a 62 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". año 1994. Editorial Jurídica Ltda. Editorial Cono Sur Ltda. los principios generales del Derecho. páginas 57 a 60 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Primera Edición. Son otras fuentes formales del derecho: la costumbre. Introducción.

El profesor David Stitchkin la ley “es una regla social establecida por la autoridad pública que tiene cierta generalidad de aplicación y cuya observancia se hace obligatoria por una sanción positiva”.La doctrina B. Definición dada por el Código Civil en su artículo 1º “La ley es una declaración de la voluntad soberana que. a partir de la revolución francesa la ley emana del Estado. general y absoluta y oficialmente constatada”. En segundo lugar se critica el texto mismo de la definición: a) En cuanto a la forma.. manda. Para Hemard. se preocupa de la conducta exterior del hombre. elaborada por un organismo especial llamado poder legislativo”. la ley no rige el fuero interno del individuo sino sus actos. debido a que lo relacionado con el proceso de formación de la ley. es decir.. 2. la ley “es una regla obligatoria. manifestada en la forma prescrita por la Constitución. pues del tenor literal del artículo 1º se desprende por su redacción que la ley manda..Emana de la autoridad pública. 21 .Es una regla social.que la ley debe ser promulgada A continuación a manera de ilustración se citará algunas definiciones dada por autores modernos.que la ley emana de la autoridad pública. de quién tiene a su cuidado la comunidad 4..que la ley es un ordenamiento de la razón 2.. se critica en primer lugar al Código por definir la ley en tales términos. Para él “la ley es una ordenación de la razón para el bien común promulgada por quién tiene a su cargo el cuidado de la comunidad”. su promulgación y sus efectos es más propio de la Constitución que de un Código. Características de la ley: 1. b) En cuanto al fondo.1.que el objeto de la ley es el bien común 3. desde un punto de vista interno la ley es una prescripción de la conducta. además la definición dada esta redactada en tales términos que perfectamente es susceptible de encabezar cualquier Código. La doctrina a hecho criticas a la definición de ley dada por el Código.. Para Planiol la ley “es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza”. es decir. prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución y no por ser una declaración de la voluntad soberana... no señala sus características ni hace referencia a valores. a principios de justicia natural que se consideran validos en cualquier sociedad.LA LEY Conceptos: La doctrina define la ley desde diversos puntos de vistas. se critica la definición porque no da una idea clara del objeto de la ley. prohíbe o permite”. por ello es que esta definición se opone a la definición dada por Santo Tomás. analizada la ley desde el punto de vista de su contenido externo la ley es un precepto dictado por el Estado con carácter de obligatorio. Se distingue en esta concepción: 1.4. porque esta destinada a regir las relaciones del hombre con los demás hombres. Para Capitant la ley “es una disposición jurídica reconocida como necesaria.

... lo cual implica que no esta en la voluntad de los particulares la facultad de poder cumplir o no las leyes. y leyes transitorias que.La ley se encuentra sancionada por la fuerza.470. en materia civil se podrá probar por cualquier medio probatorio porque la costumbre es un hecho. 5. Existen leyes temporales que se dictan para tener vigencia durante un tiempo determinado..La ley es escrita.La ley es permanente. 7. otra forma de sanción es la indemnización de perjuicios. b)El alumno será capaz de conocer la autoridad de la ley” Tema: “ Clasificación de la ley”  Leyes imperativas.La ley es general.La ley es obligatoria. que es la sanción genérica del Derecho Privado. a) En base a dos sentencias que aseverando la existencia de la costumbre hayan sido dictadas conforme a ella. Objetivos Específicos: a)El alumno será capaz de conocer la clasificación tradicional de la ley . no obstante existen leyes particulares como los indultos particulares que se dan por ley o las pensiones de gracia concedidas por ley a una persona. modificatorias e imperativas “Autoridad de la ley”  Autoridad de la ley  Sanción  Promulgación 22 . porque permanece en el tiempo aunque no necesariamente será perpetua. el Estado es quién detenta el uso legítimo de la fuerza .ésta se prueba por medio de informe de peritos como abogados o profesores universitarios (art. en Derecho Público la sanción va desde medidas preventivas hasta las penas. 1. La ley nace por su promulgación y termina por la derogación. 3. órgano que es el encargado de dictar las leyes y que conforme a nuestro sistema constitucional se encuentra conformado por el parlamento teniendo además el papel de colegislador el Presidente de la República. En el Derecho Civil las sanciones tiene diversos aspectos por ejemplo hay ciertas acciones para hacer efectivo un derecho conferido por la ley art.de la autoridad pública. b) Mediante tres escrituras públicas otorgadas con anterioridad a los hechos que motivan el juicio SEPTIMA SESION. regulan el paso de una legislación antigua a una nueva. Así lo dispone el artículo 8º del Código Civil. 4. pues deben ser cumplidas. promulgada una ley se presume de todos conocida. pero en particular surge de un órgano del Estado que es el legislativo. Existen dos casos en que la ley o más bien en estricto rigor debe probarse el derecho: i) Cuando se invoca la ley extranjera que ha de aplicarse en juicios entablados ante tribunales chilenos . además de general la ley es abstracta porque no se refiere a un caso concreto sino que se establece para un número indeterminado de situaciones. para que rija a todas las personas que se encuentran en una determinada circunstancia.. prohibitivas y permisivas  leyes declarativas y supletorias  leyes normativas. 6. En materia comercial el Código de Comercio establece las forma en que debe probarse la costumbre en materia mercantil. 411 del Código de Procedimiento Civil) ii) Cuando se invoca la costumbre como norma legal. no es necesario probarla en juicio o ante autoridad alguna. por lo tanto.

Tomo I Alessandri y Otros Quinta Edición . Primera Edición.60 a 65 .. año 1980. son aquellas que impiden bajo cualquier respecto o circunstancia la ejecución de determinados actos. Son aquellas que en términos generales facultan a las personas para la ejecución de ciertos actos o manifestaciones de determinadas conductas.108 a 110 y 203 211. la sanción a la i nfracción será la nulidad absoluta si se omite un requisito establecido en atención a la naturaleza del acto o contrato (art. Pues la ley le ha entregado al titular la facultad de hacer o no hacer lo que la ley permite. Publicación  Derogación de la ley  Desuso de la ley Lectura previa: 1)"Derecho Civil". las leyes se clasifican en IMPERATIVAS.401. arts. 1. la facultad de cumplimiento o incumplimiento de la ley queda entregada a la voluntad del titular. Parte General. 402. Primera Edición.Atendiendo a la sanción que lleva aparejada la violación de una ley. año 1994. de modo que si algo es posible bajo algún respecto o circunstancia por especial que sea la norma deja de ser prohibitiva y pasa a ser imperativa. Editorial Jurídica de Chile. Primera Edición. págs. Clasificación de las leyes. Introducción. año 1990. Carlos Ducci Claro. solo que permiten la realización de un hecho. Hernán Larraín Ríos.682) b) LEYES PROHIBITIVAS. 412 . año 1980.801 inc.. la 23 . La contravención a una ley prohibitiva acarrea la nulidad absoluta.466. por ejemplo arts. 10 y 1. PROHIBITIVAS Y PERMISIVAS: a) LEYES IMPERATIVAS. y las demás personas se encuentran obligadas a respetar la facultad concedida al titular. a menos que la propia ley le imponga una sanción distinta. páginas 21 a 23 y 78 a 82 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Editorial Jurídica Ltda. Carlos Ducci Claro. son aquellas que imponen o mandan cumplir determinados requisitos para la celebración de un determinado acto. La característica fundamental de este tipo de normas es que ella impida algo en forma absoluta. 2º. por ejemplo artículos 1. Antonio Vodanovic Haklicka. por lo general las normas consideradas permisivas son en realidad imperativas. En doctrina esta clasificación no se admite pues en Derecho Privado no hay leyes permisivas propiamente tales. La sanción a la contravención de una ley permisiva es. Parte General. págs.. 1. c) LEYES PERMISIVA. Editorial Cono Sur Ltda. por ende. 1. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica de Chile. 1. por lo general. primera edición. 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. páginas 53 a 62 Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b)Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil".464 Nº 3 y 4. Estas leyes no buscan lograr la obtención de una determinada conducta. Introducción. 397 del Código Civil. 93 a 96 y 123 a 128. año 1996. La infracción a una norma prohibitiva consiste en la omisión del requisito exigido por la ley. 150 a 158 y 190 a 197. páginas 49 a 52 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil".

. son aquellas que varían o alteran lo dispuesto en otra ley. o sea. no impide que el derecho se ejerza posteriormente. Los derechos que otorga la ley mediante normas permisivas pueden ser renunciados por los titulares así lo señala el artículo 12 del Código Civil. c.LEYES DISPOSITIVAS. para Carlos Ducci son aquellas que regulan materias que antes no estaban regladas por la ley. de no ejecutarlo. a) La sanción por el Presidente de la República. sin embargo este efecto retroactivo no puede alterar de manera alguna las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio. Características de la renuncia: a. es decir. Su finalidad es asegurar el mantenimiento del orden público. caso en el cual se requiere escritura pública. b. 2º. 4. El no ejercicio de un derecho: en este caso existe simplemente hay inacción del titular no hay una voluntad expresa de renuncia al derecho... son aquellas que dirimen o resuelven el conflicto de intereses que suele suscitarse entre los particulares en el ejercicio de sus respectivos derechos. es la aprobación o adhesión del Presidente de 24 . se pueden renunciar no sólo los derechos actuales sino también los devengados y los futuros.Es irrevocable. indemnización de perjuicios.  LEYES MODIFICATORIAS. a este tipo de leyes se refiere el artículo 9º inc. 2.. a menos que la ley por motivos especiales lo prohíba como es el caso de los pactos sobre sucesión futura. de renunciarlo y consecuentemente después no se puede ejercer el derecho.. en principio.Es voluntario.No se encuentra sujeto a formalidad.  LEYES INTERPRETATIVAS. que se trate de bienes raíces.LEYES NORMATIVAS.. por lo tanto. La ley adquiere su autoridad desde que entra a regir y. MODIFICATORIAS E INTERPRETATIVAS:  LEYES NORMATIVAS. de conformidad con las normas constitucionales aplicables. ”promulgada” por éste y “publicada”. el orden necesario a la organización social y a proteger a ciertas personas que por su edad. son aquellas que tiene por objeto determinar las consecuencias de los actos jurídicos que las partes no han previsto. en este caso hay una voluntad expresa de hacer dejación del derecho. esto sucederá una vez que haya cumplido su tramitación en el Congreso. 5. AUTORIDAD DE LA LEY La autoridad de la ley “es el mérito y fuerza obligatoria que posee”. a nadie se le puede imponer la renuncia d. En relación con la renuncia existen dos situaciones que no deben confundirse: 1.. 2. La ley interpretativa se entiende incorporada a la ley que interpreta y desde este punto de vista necesariamente tiene efecto retroactivo.. 3. haya sido “sancionada” por el Presidente de la República.LEYES IMPERATIVA: Mandan o prohíben algo. La renuncia de un derecho.LEYES DECLARATIVAS O SUPLETORIAS.Acto jurídico universal. a menos. son aquellas que tiene por objeto aclarar el sentido de otras leyes. sexo o defectos estén incapacitadas para defender por sí mismas sus intereses.

está sometido al trámite de “toma de razón” por la Contraloría General de la República esto es. Sólo una ley de igual o superior jerarquía puede derogar otra ley. fijar para su vigencia una fecha posterior a su publicación. esto es. Si el presidente de la República no devolviere el proyecto con observaciones dentro de treinta días contados desde la fecha de su remisión. salvo que la ley tenga otra causal intrínseca que la haga perder su vigencia. Corresponde al Presidente de la República promulgar las leyes conforme a la referida norma del artículo 72 de la Constitución Política. el día de su publicación en el Diario Oficial. y siguiendo los mecanismos constitucionales. sea que se reemplace sus disposiciones por otras diferentes. otorga a los gobernados el conocimiento y certeza de ella y la hace obligatoria para todos. Anteriormente se solía hacer una distinción entre la derogación de una ley y la abrogación. 70 de la Constitución Política). 72 de la Constitución Política). d) La derogación de la ley. Es la privación de los efectos obligatorios de la ley. sancionarla. Algunos autores como Baudry Lacantinerie han definido la promulgación como “la partida de nacimiento de la ley: ella le da existencia cierta. Sin embargo. Esta fecha posterior podrá referirse a toda la ley o alguna de sus disposiciones Al respecto. sea que se le suprima lisa y llanamente”. que es en su virtud que se hace pública. mientras que el segundo término se usaba para referirse a la supresión total de una ley. la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial. a través. es el medio que se emplea para hacer llegar la ley a conocimiento de los individuos. La promulgación se hará dentro del plazo de diez días que ello sea procedente (art. es decir. aprobarla. 7º del Código Civil expresa “La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario oficial. Para todos los efectos legales. c) La publicación de la ley es la que completa los trámites de su formación . promulgarla y ordenar su publicación para que se lleve a efecto como ley de la República (art. el trámite por el cual la Contraloría toma nota del decreto y revisa su legalidad y constitucionalidad. como todo decreto. y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria. Sin embargo la ley puede. Esta manifestación de voluntad del Jefe del Estado debe ejercerla. el art. 25 . auténtica. y muchas veces lo hace. Aprobada una ley por el Congreso. incontestable y la reviste de la fuerza coercitiva de que antes carecía”. el Presidente de la República puede formularle observaciones o bien. entonces. la República al proyecto de ley aprobado por el Congreso. en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia”. b) La promulgación es “el acto por el cual el Jefe de Estado atestigua al cuerpo social la existencia de la ley y ordena su ejecución” (Diccionario de la Real Academia). el primer concepto se refería a la supresión parcial de un texto. de la dictación de un Decreto Supremo que. La entrada en vigencia de la ley será. normalmente. Según Planiol es “la supresión de la fuerza obligatoria de una ley. se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. Posteriormente ambos conceptos se hicieron sinónimos y hoy sólo se usa el termino derogación.

Por ejemplo si una ley establece normas especiales sobre el contrato leasing de automóviles y otra ley establezca que el leasing de computadores se regirá por las disposiciones de aquella. Es tácita. Así por ejemplo si de dictara íntegramente una nueva ley de matrimonio civil y ésta nada dijera en cuanto a derogar expresamente la ley antigua.. Derogación tácita por retruque o carambola: Existen leyes que para regular una materia de remiten a otras. En este caso la ley referencial es la que se refiere a los computadores y la ley referida la referente a los automóviles.Derogación total y parcial. Esta clasificación atiende a la extensión de la derogación. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores. 3. Según el artículo 52 del Código Civil.Derogación orgánica 1. Es ejemplo típico de derogación expresa el artículo final del Código Civil. la derogación total es la que suprime por completo la ley antigua.Derogación expresa y tácita. nuestra jurisprudencia y la doctrina la reconocen y la aceptan. 2. Es la que se produce cuando una nueva ley disciplina toda la materia regulada por una o varias leyes anteriores. y las leyes a las cuales hacen mención se llaman referidas.Derogación Orgánica.. cuando la nueva ley contiene disposiciones que no puede conciliarse con las de la ley anterior.. y no obstante que entre ambas leyes no sólo no hubiere incompatibilidad sino mucha compatibilidad entre algunas de sus normas. 26 . Pero para que este tipo de derogación tenga lugar es necesario que la nueva ley regule en forma completa una materia u organismo determinado.. aunque versen sobre la misma materia. la antigua ley se entendería derogada orgánicamente. quedando el resto de la ley vigente. las leyes que se limitan a hacer referencia a otras leyes se llaman referenciales. se debe entender que la segunda ley fue dictada por el legislador con el fin de modificar o corregir la primera. ya sea que se limite simplemente a suprimirla o la reemplace por otra disposiciones un ejemplo clásico de este tipo de derogación es le artículo final del Código Civil.Clasificación de la derogación: 1. cuando la nueva ley dice expresamente que deroga a la antigua. aún cuando no haya incompatibilidad entre las disposiciones de ambas leyes. En el caso que la ley referida sea derogada la ley referencial también se entiende derogada esto a consecuencia de que la ley referencial apoya su existencia en la ley referida. será parcial la derogación cuando se suprima uno o más de los preceptos de la antigua ley sean o no substituidos por otros.. Si bien el Código Civil no reconoce este tipo de derogación.. precisamente este tipo de derogación tiene su fundamento en la existencia de dos leyes contradictorias entre si dictadas en distinta épocas. todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. la derogación será expresa.Derogación total o parcial 3. .Derogación expresa y tácita 2.

b)El alumno será capaz de conocer el efecto de la ley en cuanto al tiempo Tema: “Autoridad de la ley”  Doctrinas sobre ficción o mandato de la ley  Efectos del desconocimiento de la ley  Efectos de la presunción de conocimiento de la ley 27 . es el simple no uso de ella por algún motivo que lo explica. El desuso según nuestro Código Civil no deroga la ley pues si se produce desuso indirectamente se está produciendo otra situación. por ejemplo. Causas intrínsecas de terminación de la vigencia de una ley. Una ley derogada no vuelve a revivir. Una ley puede dejar de estar vigente. En relación con las leyes generales y particulares si existiendo una ley general que regule una materia posteriormente se dicta una ley especial. deroga entonces las normas que no pueden coexistir con las suyas. en general. Las leyes que vuelven a poner en vigencia una ley derogada se llaman restauradoras o restablecedoras. el desuso no deroga la ley y esta sigue existiendo aunque no se ocupe. por lo tanto. por causas intrínsecas. La respuesta es negativa. la mayoría de los autores sostienen que la ley general posterior no deroga la ley especial anterior. expresamente. sin necesidad de ser derogada. Se necesitará que una nueva ley. OCTAVA SESION. esto es. 3) La desaparición de la institución jurídica presupuesta necesaria de la ley. por lo tanto. una ley que convoca a un plebiscito que se realiza. se le está dando valor a la costumbre. que pueden ser: 1) El vencimiento de plazo que la ley establezca para la duración de su vigencia. por ejemplo si la pena de muerte fuera abolida quedaría sin vigor todas las leyes que se establecieran para determinados delitos. EL DESUSO DE LA LEY El desuso es la no aplicación de una ley por un período prolongado. Si se deroga una ley derogatoria ¿vuelve a regir la ley que había sido derogada?. así lo declare. es decir que la nueva ley expresamente devuelva el valor a la ley derogada primitivamente. como el desaparecimiento de las condiciones políticas o sociales que le dieron origen. en el caso contra la ley o fuera de la ley y estas en nuestro Código Civil no constituyen derecho. 2) la consecución del fin que la ley se propuso alcanzar. ésta ley prevalecerá por sobre la ley general en todo aquello que no sea compatibles. por ser inadecuadas por el transcurso del tiempo o por cambio de la mentalidad de una sociedad. el problema se suscita si existiendo una ley especial que regule una materia se dicta una ley general. Objetivos Específicos: a)El alumno será capaz de conocer las doctrinas sobre la ficción o mandato de la ley. cuando en la conciencia colectiva la ley se considera inaplicable.

pues. El art. Editorial Jurídica de Chile.. Otros profesores en el mismo sentido sostienen que el derecho es una disciplina normativa y no explicativa pues no pretende formular juicios de existencia basados en el principio de la causalidad. no enuncia. de éste puede hacerse del derecho un imperativo absoluto independientemente que en la realidad se conozca o no. no siendo una proposición enunciativa no describe congeturalmente. art. “Efectos de la ley”  Efectos de la ley en cuanto al tiempo  Ley sobre efecto retroactivo Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Primera Edición. Hernán Larraín Ríos. ordena una conducta en vista de la consecución de un fin en este caso ordena no excusarse del cumplimiento de la ley. la cual es obtener certeza jurídica. la cual es la inexcusabilidad del incumplimiento del derecho. que un precepto que no se conoce sólo puede ser cumplido en virtud de un texto legal expreso. páginas 69 a 72. 7º y 8º del Código Civil. a través. Editorial Jurídica Ltda. pues el principio que contiene el art. es decir. Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil".Una parte de la doctrina sostiene que se trataría de una presunción de derecho.. Primera Edición. Primera Edición. Parte General. Introducción. Carlos Ducci Claro. sino que pretende establecer juicios de valor fundados en una idea de finalidad del precepto que dispone el conocimiento normativo. páginas 83 a 105 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. año 1990. Para el profesor Jorge Millas la presunción de conocimiento de la ley o la ficción de que existe tal conocimiento por parte de todos es una alternativa inoperante.130 a 144 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica de Chile. Antonio Vodanovic Haklicka. 8º. Carlos Ducci Claro. Primera Edición. ii) Porque el art. págs. pues. págs 198 a 202 y 212 a 250 La autoridad de la ley se basa fundamentalmente en la presunción de conocimiento de la ley. 8º no implica ni lo uno ni lo otro. Editorial Cono Sur Ltda. ni fácticamente un hecho sino que más bien por ser una norma prescribe una conducta. páginas 49 a 52 y 58 a 64. año 1980.. Tomo I. año 1994. Introducción. 8º como toda disposición jurídica prescribe. LAS DOCTRINAS SOBRE LA FICCIÓN O MANDATO DE LA LEY: 1º. quienes así piensan sostienen. ni describe una verdad. ni trata de alcanzarla en su presupuesto. año 1980. por lo que debe entenderse este artículo como una presunción de conocimiento de la ley y esta presunción o ficción se mantiene aún a sabiendas que esta en contra de la realidad pero no se puede hablar de presunción de derecho por las siguientes razones: i) Porque la norma jurídica que dispone el conocimiento de las leyes art. 28 . 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". año 1996. 8º enuncia que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. pues sólo. Alessandri y Otros Quinta Edición .

consecuencialmente el art. aunque no sean conocidas.576.. El Estado a este respecto junto con consagrar el art. final pues se establece que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe y no admite prueba e contrario. 1. 2. al respecto surge un problema de interpretación del artículo 706 inc. 2. artículos 122. los efectos de la ley están limitados por el tiempo el espacio. 1. 2º Para los jus naturalistas la obligatoriedad de la norma no es un principio común a toda ley sino que pertenece en forma exclusiva a aquellas normas que por su propia naturaleza se encuentran en la conciencia social. Sin embargo hay excepciones en que si se acepta el error de derecho. para el Código Civil en definitiva la inexcusabilidad del cumplimiento de la ley es un principio absoluto e inexcusable. 1.El anterior a la entrada en vigencia. pensamos que ésta no debe entenderse como disposición especial sólo aplicable en materia posesoria. haya mala fe o dolo pues esto solo ocurre en materia posesoria. por ello la ley debe publicarse en el Diario Oficial...299.452 sostiene que el error en materia de derecho no vicia el consentimiento. en consecuencia el efecto del desconocimiento de la presunción de conocimiento de la ley se traduce en que no exime el cumplimiento de la obligación pero no puede afirmarse que cada vez que exista error de derecho. debido a que no se acepta la ignorancia como excusa. Efectos del desconocimiento de la ley Aún cuando no se conozca la ley y exista error en cuanto a su apreciación no se puede excusar de cumplirla. 8º tiene el compromiso de poner al alcance de sus gobernados los preceptos legales para que puedan conocerlos. Efectos de la ley en cuanto al tiempo: Existen tres períodos relevantes respecto de los cuales debemos analizar los efectos de la ley: 1.. directores de inspección del trabajo EFECTOS DE LA LEY El efecto de la ley es su eficacia y su obligatoriedad.certeza en cuanto a las normas que se van aplicar a los diferentes casos que se hubieren presentado. 3. 2.Aplicación de la ley desde que entra en vigencia hasta su derogación: 29 . Nuestro Código Civil en el texto del artículo 8º contrasta claramente con la doctrina jus naturalista pues prescribe la obligatoriedad de las leyes aún en la ignorancia de éstas.247. Efecto de la presunción de conocimiento de la ley: i) No excusa el incumplimiento de la norma ii) El alegar ignorancia no necesariamente significa atribuir mala fe al que se defiende por error del derecho Ciertos funcionarios deben conocer necesariamente el derecho y su ignorancia o desconocimiento es sancionado(juez.El que existe entre su entrada en vigencia y su derogación. sin embargo. disposición que reafirma el principio dela artículo 8º .El posterior a su derogación. Contralor General de la República.

19 Nº 4 de la Constitución. Si la ley posterior exige requisitos distintos a los que antes existían. El legislador puede dictar leyes retroactivas. b) Tratándose del derecho de propiedad en todas sus especies. Conforme a esta ley. La ley de efecto retroactivo de las leyes: En nuestro sistema jurídico el problema de la aplicación de la ley en el tiempo no se encuentra entregado solamente a la interpretación de los jueces y por ello el legislador dictó la ley “De efecto retroactivo de las Leyes”. La ley regirá respecto de todos los aspectos y hechos jurídicos ejecutados o acontecidos durante este período. Por lo tanto existen excepciones a este principio básico de irretroactividad de la ley: i) Artículo 9º inciso 2º del Código Civil. cuando expresa que nadie puede ser juzgado sino por tribunal creado antes de la perpetración del delito y que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. 2º al 7º) El estado civil es la calidad permanente que ocupa el individuo en la sociedad y que depende fundamentalmente de sus relaciones de familia. 19 Nº 2 de la Constitución. Los derechos y obligaciones anexos al estado civil. 2. tal efecto retroactivo. En este período la ley tiene y produce sus efectos naturales. que no pueden ser afectado por una ley posterior. Estas interrogantes plantean el principio de la irretroactividad de la ley.. Conforme al inciso primero del artículo 9º del Código Civil “La ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo”. se rigen por la nueva ley. cualquier ley que establezca una aplicación retroactiva se entenderá que en ese caso primará sobre el Código y tendrá. A continuación se agruparan por materias las normas centrales de esta ley:  Estado Civil (art. en principio. Art. el legislador tiene límites establecidos en la Constitución Política. expresa en su artículo 1º que los “conflictos que resultaren de la aplicación de la leyes dictadas en diversas épocas. Sin embargo. se decidirán con arreglo a las disposiciones de la presente ley”. Estos límites son: a) El que emana del art. ii) Ley sobre efecto retroactivo de las leyes. en consecuencia. el estado civil adquirido bajo la vigencia de la ley anterior subsiste bajo la ley posterior. que figura en el apéndice del Código Civil y que tiene por objeto establecer normas generales. expresándolo. 30 . se aplica desde el momento en que empieza a regir. a menos que una nueva ley favorezca al afectado” (nulle crime sine lege) (indubio pro reo). de 1861. la antigua o la nueva?.Aplicación de la ley a hechos anteriores a su promulgación: ¿Qué sucede son los actos o hechos ejecutados o producidos antes de la vigencia de la ley pero que se desarrollan o desenvuelven o producen sus efectos después que la ley ha entrado a regir? ¿Qué ley debe aplicarse. Esta norma de Código Civil es una norma legal. Esta ley.

inc. 13º) La posesión. su goce. En lo único que rige la nueva ley es en cuanto a la forma de reclamar en juicio los derechos que el contrato otorga y en materia de penas para el caso de infracción.16º y 17º) Los derechos reales adquiridos bajo una ley. Parte General. 22º y 23º) Norma importante de la ley es la que expresa que. el art.20º y 21º) Los requisitos externos del testamento se rigen por la ley vigente al tiempo de su otorgamiento. En consecuencia. por la nueva ley. año 1980.  Posesión (art. Primera Edición.15º. La capacidad de ejercicio.  Sucesiones (arts. Editorial Jurídica de Chile. se rigen por la ley anterior. pero. sus cargas y su extinción. sea cual sea el plazo que hubiere corrido bajo el imperio de la ley antigua. en todo contrato. Capacidad (art. los términos (plazos) que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias ya iniciadas. Introducción. como sus efectos. esto es. si opta por esta última el plazo no empezará a correr sino desde la vigencia de la nueva ley.  Procedimientos judiciales (art Nº 1 y 24) Las leyes procesales rigen “in actum”. páginas 69 a 72 31 . no siendo un derecho sino un hecho. se entiende incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. 7º.  Derecho Reales (art. Las asignaciones testamentarias. 2º y 8º) La capacidad es la aptitud legal de la persona para adquirir derechos (capacidad de goce) o para su ejercicio (capacidad de ejercicio). esto es. 25 otorga opción de escoger entre el plazo de la ley antigua que hubiere empezado a correr o el de la ley nueva. adquirida bajo una ley anterior. Si la nueva ley declara que algo es imprescriptible. subsisten bajo la otra. 25 y 26) Tratándose de prescripción adquisitiva o extintiva. en cambio. Es decir. 12º. se rige por la nueva. todos los procedimientos quedan sometidos a la nueva ley. Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer el efecto de la ley en el espacio Tema: “Efectos de la ley”  Efectos de la ley en el espacio  Principio de territorialidad de la ley  Principio de extraterritorialidad de la ley  Estatuto personal  Estatuto real Lectura previa: 1)"Derecho Civil". tanto la forma del contrato. como sus requisitos internos.  Prescripción (arts.  Contratos (arts. La capacidad de goce se rige por la nueva ley. los contratos son inalterables por la ley. se rige por la nueva ley en plenitud. Sin embargo. se rigen por la ley antigua. no se podrá adquirir la prescripción bajo la nueva ley. no se pierde por la ley posterior. incapacidades o indignidades para suceder. Carlos Ducci Claro. NOVENA SESION. sus requisitos externos. Sin embargo. 19º.

se hace necesario analizar los efectos de la ley en cuanto al territorio: a. Tradicionalmente se ha señalado que tanto la morada de los diplomáticos..Efecto de la ley dentro del país en que se dictó. Existen excepciones. sean chilenos o extranjeros. Editorial Jurídica de Chile. Primera Edición. Territorialidad de la ley El art. Editorial Cono Sur Ltda. los chilenos y los extranjeros se rigen por la ley chilena tanto desde el punto de vista de su persona. Derecho de los extranjeros en Chile: El hecho que un extranjero se rija por leyes chilenas significa que le impone las correspondientes obligaciones pero también como contrapartida los correspondientes derechos. Primera Edición. El principio básico consagrado por el art. en Chile. TERRITORIALIDAD DE LA LEY b. Parte General. los cuales dicen relación con el derecho internacional: i) Los soberanos extranjeros quedan sujetos a las leyes de su país.. 997.EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY.. Existen disposiciones legales que así lo confirman art.2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Tomo I Alessandri y Otros Quinta Edición . que se encuentren. 14 del Código Civil expresa que la ley es obligatoria para todos los habitantes del país.145 a 151 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. págs. Por ende. Hernán Larraín Ríos. Primera Edición. donde quiera. misma disposición se aplica a la aeronaves. Editorial Jurídica de Chile. de sus bienes y de sus actos.Efecto de la ley fuera del territorio nacional . páginas 83 y 106 a 117. págs 259 a 273. Introducción. 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.. año 1996. Carlos Ducci Claro. por lo tanto. 120. año 1990. 121. Estas se encuentran sometidos a las leyes del Estado al que pertenecen. en términos generales se encontrarían en igual 32 . EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TERRITORIO Lo normal es que la ley obligue dentro del territorio del Estado en que ella fue dictada por lo tanto obligan dentro del territorio nacional. ii) Los agentes diplomáticos acreditados ante un país están sometidos a las leyes del estado a quien representen iii) Los buques de guerra o los surtos en aguas territoriales chilenas. Antonio Vodanovic Haklicka. la teoría moderna del Derecho Internacional rechaza esta idea y sólo ve en ello un caso de inmunidad territorial. como los buques y aeronaves de guerra se consideran parte integrante del Estado que representan. Editorial Jurídica Ltda. páginas 73 a 74 y 42 a 45 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Sin embargo los factores que producen colisión de leyes de distintos Estados y la existencia de relaciones sociales y jurídicas entre individuos de distintos Estados provocan la existencia de conflictos en relación a cual sería la legislación aplicable que solucione el conflicto. año 1994. 14 del Código significa que. año 1980.

las leyes chilenas siguen al chileno aunque se encuentre fuera de Chile en cuanto a: i) Estado y capacidad de las personas en al celebración de actos que han de tener efecto en Chile. por el art. 998 del Código Civil. en consecuencia. por la ley de ese país. debemos recurrir a la clasificación de la teoría de los estatutos.012 establece que los extranjeros no domiciliados en Chile.5. en conformidad a las leyes del mismo país producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno. En Derecho Privado no existen diferencias. no pueden ser testigos de testamentos solemnes otorgados en Chile. Leyes chilenas aplicables a los bienes.condiciones que los chilenos. si un chileno o chilena contrajese matrimonio en país extranjero contraviniendo lo dispuesto en los arts. 57 del Código Civil. Sin embargo este principio tiene en nuestro Código algunas excepciones que analizaremos a continuación: Para estudiar esta cuestión. la norma transcrita reserva preferentemente a los parientes chilenos los bienes situados en Chile. por la ley del último domicilio del causante y si éste fue un país extranjero. 1. no se aplica en el extranjero. Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero”. son las que dicen relación con los 33 . (estatuto real) Leyes reales.6 y 7 de la ley. Los chilenos interesados podrán pedir que les adjudique en los bienes del extranjero existente en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero.  Leyes reales y  Leyes relativas a los actos. ii) Derechos y obligaciones que emanan de sus relaciones de familia sólo respecto del cónyuge y parientes chilenos. siguiendo la teoría de los estatutos.  Extraterritorialidad de la ley: Como se ha señalado el Código Civil sigue el principio de la territorialidad de la ley y. 15 de la Ley de Matrimonio Civil que expresa “el matrimonio celebrado en país extranjero. 19 de l Código del Trabajo establece que en una empresa el 85% de sus trabajadores deben ser chilenos. 15 del Código Civil. Sin embargo. Sin embargo la ley chilena protege a los parientes chileno y para ello. Principio que también se encuentra refrendado en el art. La regla general es que la sucesión de una persona se rige por la ley de lugar en el que la sucesión se abre. tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos los mismo derechos que según las leyes chilenas les correspondían sobre la sucesión intestada de un chileno. aún en forma más drástica. Estos parientes chilenos tendrán los derechos hereditarios que la ley chilena les otorga y podrán ejercerlos preferentemente sobre los bienes del causante en Chile. salvo que tenga menos de 25 trabajadores. 4. distinguiendo entre  Leyes personales. el art. art. las excepciones son tan escasas y puntuales que esta igualdad es casi una regla absoluta. Leyes de carácter personal (Estatuto Personal) La extraterritorialidad en cuanto a las leyes personales están precisamente determinados en el art.” Principio que se encuentra tratado. aunque hay disposiciones que hacen diferencias mínimas por ejemplo el art. esta norma dispone “En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República. esto es. tampoco de matrimonio civil (Ley de Matrimonio Civil). la contravención producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere cometido en Chile.

se rige por las leyes chilenas independientemente de la residencia y domicilio de sus dueños”. Esta norma reconoce validez en Chile a los contratos otorgados validamente en el extranjero respecto de bienes situados en Chile. año 1980. los chilenos tendrán los derechos que la ley chilena les otorga y se pagarán preferentemente sobre los bienes situados en Chile. los modos de adquirir el dominio de los bienes situados en Chile. su régimen jurídico. se arreglarán a las leyes chilenas”. nuestro Código sigue los principios de la teoría de los estatutos disponiendo el Código Civil en el art. es la ley chilena. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre. ya que en virtud de este último. 955 establece que si una persona fallece teniendo su último domicilio en un país extranjero. 16: “Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile”. Introducción. Carlos Ducci Claro. 955 del Código que expresa. En esta materia. “La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio. que es un modo de adquirir el dominio. Esta norma es una excepción al art. En este caso. el “jus ad rem”: Pero la disposición del inciso 2º tiene una contraexcepción en el inciso 3º. 16 que expresa que la norma del inciso 1º se entenderá “Sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño”. Esta norma excepcional del art. 998. esto es cuando por la aplicación del art. Objetivos Específicos: a) El alumno será capaz de conocer el efecto de la ley en el espacio b)El alumno será capaz de conocer otras normas jurídicas con rango de ley Tema: “Efectos de la ley”  Efectos de la ley en cuanto a actos y contratos  Ultractividad de la ley. extinción. el art. esto es. DECIMA SESION. salvo los casos expresamente exceptuados. sin embargo. páginas 73 a 74 y 42 a 45 34 . 955 se puede llegar a perjudicar los derechos de los parientes chilenos. Primera Edición. cargas. la sucesión por causa de muerte. esto es. 16. sin embargo. Editorial Jurídica de Chile. Esta norma corresponde al principio de “lex rei sitae”. el “ius in re”. que expresa: ”Pero los efectos de los contratos otorgados en país extranjero para cumplirse en Chile. Parte General. salvas las excepciones legales”. conforme al art. ii) La segunda excepción la encontramos en el inciso 2º del mismo art. se regirá por la ley extranjera. tiene una contraexcepción en el art.bienes y que sólo hacen referencia a las personas en cuanto titulares de esos bienes. “Normas jurídicas con rango de ley”  Decretos Leyes  Decreto con Fuerza de Ley Lectura previa: 1)"Derecho Civil". 955. En virtud de esta norma. la ley que rige el modo de adquirir los bienes situados en Chile. 998. Esta norma tiene dos excepciones: i) La primera de ellas está consagrada en el art.

274 a 281 y 114 a 121. con la manera en que habrá de constar su existencia. 1. año 1990.151 a 158 y 71 a 73.. Editorial Cono Sur Ltda. las solemnidades externas de los instrumentos públicos. Aplicación del principio consagrado por el art. año 1980. esto es “el lugar rige el acto”. a) los requisitos internos o de fondo b) los requisitos externos o de forma Los requisitos de fondo o internos. Los requisitos externos dicen relación con la forma del acto o contrato. esto es el principio fundamental “locus regit actum”. También los es el art. Hernán Larraín Ríos. Introducción. De esto resulta que para que un instrumento público valga en Chile se requiere. Antonio Vodanovic Haklicka. págs. lo constituye el art. Requisitos externos o de forma La regla general es que la forma de los actos o contratos. Editorial Jurídica Ltda. se rige por la ley del lugar en que han sido celebrados. Requisitos para que valga en Chile un instrumento público otorgados en el extranjero: a) La forma. 1º que se haya otorgado con las formalidades prescritas por la ley del país del otorgamiento. año 1994. son los que dicen relación con la capacidad de las partes para ejecutar el acto o contrato. 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile. y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria”.027 del Código Civil al disponer que “Valdrá en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero. 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. 1. con su causa y con su objeto. producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno”. Efectos de la ley en cuanto a Actos y Contratos. Primera Edición. Parte General. 15 de la Ley de Matrimonio Civil. se rige por la ley del país en que hallan sido otorgados. páginas 97 a 101. año 1996. esto es. 17 del Código Civil. es preciso distinguir entre. 2. 2º que se pruebe su autenticidad en la forma que establece el artículo 345 del Código de 35 . páginas 106 a 116 y 27 a 30. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". cuando dispone que “El matrimonio celebrado en país extranjero. Tomo I Alessandri y Otros Quinta Edición.2) Código Civil. Principio consagrado en el artículo 17 del Código Civil. cualquiera que sea la legislación del país donde hayan de producir sus efectos. con el consentimiento. págs. Primera Edición. Primera Edición. en conformidad a las leyes del mismo país. Editorial Jurídica de Chile. es decir. Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Para establecer por cuál ley se rigen los actos y contratos. si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país de su otorgamiento...

ii) el extranjero debe sujetarse a la ley del país en que el acto se otorgó. ii) La segunda excepción está consignada en el art. el consentimiento y la causa. por ende. Sin embargo. cualquiera sea la fuerza de éstas en el país que hubieren sido otorgadas”. 1. otorgados en país extranjero para cumplirse en Chile. habrá casos en que los instrumentos privados no obstante haberse otorgado con sujeción a las leyes del país del otorgamiento en Chile no valdrán como prueba y este caso es cuando la ley chilena exige instrumento público para la prueba de actos que han de producir efectos en Chile. 18 del Código Civil. Aplicación de la ley a hechos posteriores a su derogación (ULTRACTIVIDAD DE LA LEY) La ley. no valdrán las escrituras privadas. Por regla general. no podrá ser aplicada. Ley que rige los requisitos internos de los contratos y sus efectos: Son requisitos internos de todo acto o contrato. está consagrada en el art. no obstante el valor que puede darse en el extranjero al testamento verbal. esto es. 15 Código Civil. en consecuencia. éste no valdrá en Chile si no es escrito. los requisitos de un acto o contrato se regirán por las leyes del país en que se otorguen. que establece que “En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efectos en Chile.. por lo tanto.027 de Código Civil. esto es. en cuanto a las obligaciones y derechos que de ellos emanan. se entienden incorporadas 36 . misma regla se aplica para los instrumentos privados. por ende. sólo se aplicará la regla locus regit actum si el testamento es escrito. deben conformarse a la ley chilena. como hemos visto. continúa aplicándose después de su derogación. Entonces. en este caso la ley chilena no tiene por que inmiscuirse en el acto o contrato o en sus efectos. en ciertas ocasiones en materia de derecho privado la ley tiene “ultractividad”. art. Sin embargo para precisar mejor cual es la ley que va a regir los requisitos internos del acto tenemos que distinguir: a. al ser derogada por otra. 15 Código Civil y 15 de la Ley de Matrimonio Civil.. la capacidad. Excepciones al principio de “locus regit actum”. es instrumento privado no vale como prueba. b. art. Tal sucede con los contratos en los cuales. i) La primera excepción. En cuanto a los efectos de los actos y contratos. pierde su autoridad y. Procedimiento Civil. dice el inciso 3º del artículo 16 del Código Civil. que sólo reconoce fuerza en Chile al testamento escrito otorgado en el extranjero.Si el acto no va a producir efectos en Chile. Por ejemplo en Chile la única forma de probar la existencia de un contrato de compraventa de un inmueble es por escritura pública.Si el acto va a producir efectos en Chile hay que hacer una subdistinción entre los chilenos y el extranjero: i) el chileno debe sujetarse a la ley chilena.

. cuando los órganos públicos establecidos en la Constitución dejan de tener la intervención que están llamados a cumplir. tal delegación se produjo en muchas oportunidades. No obstante que desde un punto de vista teórico tal delegación era nula por no estar autorizada. surgida en situaciones de quiebre institucional. Sin embargo. 61. La Constitución de 1925 no otorgaba al Congreso Nacional la facultad de delegar funciones legislativas en el Presidente de la República.101 en relación. sino directamente por el Poder Ejecutivo. Misma situación plantea la ley 18. al negarse a prestar su aprobación a proyectos de ley encaminados a dejar sin efecto otros y al reformar decretos leyes por medio de otras leyes”. dejando en vigencia los demás. son: a.982 y 17.) El Decreto con Fuerza de Ley es el ejercicio por el Presidente de la República de su potestad reglamentaria extendida a materias propias de ley por delegación de facultades que hace el Poder Legislativo. al D.L. que disponen “Art. Desde un punto de vista doctrinario. materias que son propias del dominio legal.660 Decretos Leyes que. 32: Son facultades del Presidente de la República: 3º:Dictar. tales cuerpos legales debieran ser nulos de Derecho Público. El art. Sin embargo. esto es. dejaron sentada la siguiente doctrina: “Los Decretos-Leyes de gobiernos de hecho han sido reconocidos con fuerza obligatoria en todas los países en que han imperado tales gobiernos y.. son dictadas no conforme a las normas constitucionales.983. planteada una contienda entre las partes en relación a un contrato. en el nuestro. Desde 1973 hasta la vigencia de la Constitución de 1980. OTRAS FUENTES DE DERECHO SIMILARES A LA LEY Otras fuentes de derecho con efectos y fuerza similares a la ley. pronunciándose sobre esta materia. el propio Poder Legislativo así lo ha declarado implícitamente al dictar leyes derogativas de algunos Decretos-Leyes. en 1932 y en 1973. la ley que rige la situación por causa de muerte. Esto es. por carecer de todo valor. en Chile se les ha reconocido invariablemente valor debido a razones de estabilidad y seguridad jurídica.las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Los Tribunales de justicia. 964. decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución”. La actual Constitución consagró y reguló en sus arts. dispone: “Art. b.L. de hecho. los Tribunales de justicia les reconocieron valor.Decretos con Fuerza de Ley (D. el gobierno asume el rol del Poder Legislativo y dicta leyes en la forma de decretos leyes. es la vigente al momento de la muerte del causante.Decretos Leyes Estos se denominan legislación irregular. el juez para resolverla deberá aplicar la ley vigente al tiempo de su celebración. aunque esa ley se encuentre derogada. 61: El Presidente de la República podrá solicitar autorización 37 . cronológicamente. lo que sucedió en Chile en los años 1924 a 1925. se dictaron 3. y en los casos en que las leyes surgen no del Poder Legislativo sino del Poder Ejecutivo sin la delegación y autorización que hace el Parlamento al Presidente de la República.F. afectados por una nulidad que no precisa de declaración judicial. previa delegación de facultades del Congreso. 32 Nº3 y 61. se sitúan entre las Leyes 17. En situaciones de anormalidad institucional por la existencia de gobierno de facto.

año 1980.  Definición  Acción de Cosa Juzgada  Excepción de Cosa Juzgada  Efectos Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Primera Edición. a que se refiere el art. tenemos los tratados internacionales de rango constitucional. I.. año 1996. Editorial Jurídica de Chile.. Hernán Larraín Ríos. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. se distinguen tres tipos de acuerdos internacionales con distinta fuerza legal. Tomo I Alessandri y otros Quinta Edición. Editorial Cono Sur Ltda.al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de ley”. Parte General. Objetivos Específicos: a) El alumno será capaz de conocer otras normas jurídicas con rango de ley b) El alumno será capaz de conocer nociones sobre la cosa juzgada Tema: “Normas jurídicas con rango de ley”  Tratados Internacionales  Los Contratos  Las Sentencias Judiciales  Paralelo entre la ley y la sentencia judicial “ La Cosa Juzgada”. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica Ltda. Carlos Ducci Claro. páginas 75 a 87 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. DECIMO PRIMERA SESION. páginas 37 a 39 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Introducción.Los tratados internacionales En materia internacional. Primera Edición. págs 122 a 143 OTRAS FUENTES DE DERECHO SIMILARES A LA LEY c. año 1994. Parte General. año 1980. Del Derecho en General. En primer término. 5º inc. páginas 97 a 101 2) Código Civil. Editorial Jurídica de Chile. páginas 91 a 96.. Introducción. Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". año 1990. 2º de la Constitución Política de la República: Los tratados 38 . Carlos Ducci Claro. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1)"Derecho Civil". Primera Edición.

438 es un acto por el cual una parte se obliga a dar. Obviamente el contrato no es ley en el sentido de la definición del art. La sentencia judicial a diferencia de la ley. están los acuerdos internacionales del orden reglamentario que suscribe el Presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria de ejecución o . En tercer término. ya que del contrato normalmente surgen derechos que se incorporen al patrimonio de los contratantes. Esto significa que los tratados que han sido aprobados por ley. e. regirán con carácter de norma constitucional en el derecho interno. del que nadie puede ser privado sino en virtud de ley expropiatoria por causa de utilidad pública y previo pago de la correspondiente indemnización. hacer o no hacer alguna cosa. promulgada y publicada y que se refieran a derechos fundamentales garantizados internacionalmente a las personas. las personas capaces pueden adquirir derechos y asumir obligaciones por un acuerdo de voluntades que constituyen el contrato y ese contrato liga a las partes con fuerza de ley. incluso autónoma en aquellas materias que no son de dominio legal. tienen en el país el carácter de norma constitucional. 3º inc. 1. Cada parte puede ser una o muchas personas. Los hombres son libres de regular sus relaciones con otros hombres y pueden componer sus asuntos patrimoniales con entera libertad en tanto la causa de su actuar y el objeto de ellos sean lícitos y no atenten contra el derecho ajeno. Estos tratados deben ser ratificados por el Congreso Nacional y son verdaderas leyes como lo han reconocido los tribunales de justicia. tratados sobre límites. 39 . 1º del Código Civil. están los tratados con rango de ley. En esta situación se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Tanta es la fuerza que el contrato tiene entre las partes que es intocable. Ningún Juez puede desconocer su fuerza o modificarlo y ni siquiera la ley puede alterar los contratos en curso. pero es ley en cuanto al efecto que produce entre las partes que en él intervienen.545 del Código Civil que establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” Contrato es todo acuerdo entre las partes generador de obligaciones o.. “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. ni ley en sentido formal constitucional. como lo define el art. d..La sentencia judicial Otra norma jurídica de fuerza obligatoria es la sentencia judicial. Estos tratados. que se encuentran vigentes. 1. aunque su obligatoriedad es relativa pues sólo alcanza a los que fueron parte en el juicio. que son todos aquellos acuerdos internacionales sobre materias esenciales o de importancia que suscribe el Estado con otros Estados. En segundo término. en la medida que no estén en contradicción ni vulneren las bases de la institucionalidad chilena establecida en el Capítulo I de la Constitución. esto es. como los tratados de paz. En otros términos. obviamente. derecho sobre los cuales tienen dominio y este dominio lo ampara la garantía constitucional del derecho de propiedad. se entienden incorporados a la Constitución. 2º del Código Civil. Ninguna de las partes puede modificarlo o dejarlo sin efecto sino por causa legal.Los contratos Norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico privado contenido en el art.internacionales relativos a los derechos esenciales de la persona humana. Esta conclusión la derivamos del art. contiene un juicio jurídico concreto. entre otros.

La sentencia contiene un juicio jurídico concreto. por lo tanto. 3º nos dice que para recabar la intervención del poder judicial es menester que el actor tenga comprometido un derecho actual. en su art. la ley no resuelve una cuestión particular.O. Los jueces no pueden obrar de oficio.La iniciativa en la dictación de la ley nace del poder legislativo. un caso concreto. Las resoluciones judiciales tienen carácter particular. El C. 2. Tienen este efecto tanto las sentencias definitivas o interlocutorias firmes. Con la acción de cosa juzgada se pide al tribunal que ordene el cumplimiento del fallo. La sentencia emana del poder judicial. El juez debe resolver una contienda de interpretación de leyes que se refieren a personas determinadas en materias también determinadas y sometidas a pleito. En la sentencia la iniciativa parte de los litigantes. 4. 3º inc.Ambas son permanentes. dictado para resolver una cuestión actualmente controvertida. En estos casos se dice que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.. La acción compete al que ha obtenido en el pleito. pues la acción no compete al que perdió en el pleito. en otras palabras.. que se vea perturbado en su patrimonio por una situación de hecho que atente contra sus derechos. Es requisito esencial de la cosa juzgada. pues se trata de aplicar un precepto legal en un asunto o negocio actual. 2º del Código Civil establece que sólo obligan respecto de la causa en que 40 . de ciertas circunstancias de hecho y de derecho. Esto es lo que llamamos un juicio jurídico concreto. 1.La ley tiene carácter general.T. El juez. en hipótesis. Los tribunales tienen imperio para ordenar el cumplimiento de su resolución. Acción de Cosa Juzgada Es la acción para pedir el cumplimiento de la sentencia. ambas tiene fuerza obligatoria. Paralelo entre la Ley y la Sentencia. Los artículos 175. La acción se puede ejecutar contra las partes y perdedores en el juicio.un juicio permanente fundado en hechos y sujetos determinados. en el fallo se fija al alcance de la ley en el juicio sometido a su conocimiento. obligan sólo a las partes que han intervenido en el proceso. Las sentencias firmes son aquellas contra las cuales no procede recurso alguno o se han agotado los que franquea la ley para modificarlas. legalmente emplazadas... pero las sentencias sólo respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren y en tanto que la ley tiene fuerza obligatoria general. sino que previniendo la concurrencia. obtener en el pleito. Se reputa que la sentencia consagra una verdad indiscutible y permanente.La ley emana del poder legislativo. no puede obrar de oficio. una situación controvertida determinada. 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil tratan lo relacionado con la cosa juzgada. 5. corresponde al que ha obtenido la declaración de un derecho en su favor en el juicio. da normas generales y permanentes que fijen sus efectos.. es decir. no pueden emitir sentencias sino a requerimiento de parte y sobre una cuestión controvertida.Ambas emanan de un poder público. y el art. LA COSA JUZGADA Las sentencias obligan a los que fueron parte en el pleito. tiene por objeto resolver una cuestión particular actual. 4. 3.La ley contiene un juicio jurídico abstracto. ya que la sentencia es un juicio jurídico concreto que debe recibir aplicación sobre una cuestión particular.

La excepción de cosa juzgada puede oponerse como dilatoria. hay identidad legal de personas. pero la cosa pedida es distinta. esto quiere decir que las partes deben ser las mismas en ambos proceso. La cosa física es la misma. hasta antes de la citación a las partes para oír sentencia en primera instancia y de la vista de la causa en segunda instancia. art. Son parte en un proceso el actor o demandante. El objeto de la acción de cosa juzgada es le cumplimiento de la ejecución de lo fallado. Por ejemplo interpuesta una acción reivindicatoria sobre un fundo no habrá identidad de cosa pedida si más tarde se deduce otra reclamando el usufructo del mismo fundo. El actor puede comparecer por sí o representado por otra persona. Producen esta acción las sentencias definitivas o interlocutorias firmes. Excepción de Cosa Juzgada Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la excepción de cosa juzgada. para evitar la prosecución del juicio. No debe confundirse la cosa física con la cosa pedida. Debe considerarse que la identidad legal de personas no atiende a la identidad física. Esta es la gran diferencia que la excepción presenta con respecto a la acción de cosa juzgada. Es parte también el demandado contra quien se ejerce la acción. 304 del Código de Procedimiento Civil. el fundo. La excepción tiene por objeto que no vuelvan a discutirse la misma cuestión entre las mismas partes. Se entiende por cosa pedida el beneficio jurídico que se persigue en la demanda. por el orden público. lo cual quiere decir que en ambos pleitos sea la misma la cosa pedida. pues la ley atiende a esta última para ver si existe o no identidad y no a la cosa física sobre que versan los juicios. un derecho en su favor. en el juicio.actualmente se pronunciaren. Esto quiere decir que la excepción de cosa juzgada puede oponerse o alegarse. 1º Identidad legal de personas: existe identidad legal de personas cuando las partes que comparecieron en el pleito anterior son las mismas que concurren al nuevo pleito. pues es éste quien soportará en su patrimonio las consecuencias favorables o desfavorables del fallo. en el primer juicio era el dominio del fundo y 41 . También como excepción perentoria. Luego. Esto es la excepción o defensa que la ley confiere a las partes de un proceso ya afinado para oponerse a que renueven el mismo pleito entre las mismas partes. Para que proceda la excepción de cosa juzgada es necesario el cumplimiento de tres requisitos o identidades que señala el art. La cosa juzgada proviene de la necesidad de dar fijeza a los derechos. por el bien de la colectividad. que es el que pretende. 177 del Código de Procedimiento Civil. no sólo al contestar la demanda como regla general. sino el representado. Esto quiere decir que un pleito sobre una determinada cuestión sólo puede volver a plantearse en caso de variar el planteamiento jurídico legal de la demanda o las partes. no sólo por la parte que haya obtenido en le pleito. sino que también por la parte perdedora. Hay autores que señalan que es el beneficio jurídico inmediato que se reclama y al que se pretende tener derecho. Hay identidad en la cosa pedida cuando el beneficio jurídico consiste en el mismo derecho en la misma cosa. La excepción de cosa juzgada compete a los que fueron parte en un proceso ya afinado. cuando las mismas partes que intervinieron en el pleito anterior comparecen al nuevo. en este caso la parte no es el representante. sino durante la secuela del juicio. 2º Identidad en la cosa pedida.

Efectos de la Cosa Juzgada La cosa juzgada produce efectos relativos. año 1980. 2º del Código Civil dispone “Las sentencias judiciales ni tiene fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. DECIMO SEGUNDA SESION. Carlos Ducci Claro. Introducción. ya sea el contrato. el cuasidelito o la ley. Introducción. se intenta nuevamente contra el mismo demandado. es necesario que en ambos juicios el beneficio jurídico que se reclama descanse en la misma causa de pedir. Editorial 42 . Editorial Jurídica de Chile. año 1994. tradición. el delito . si se produce demanda reivindicatoria de una especie o cuerpo cierto fundada en que el actor lo adquirió por herencia. concepto y valor  La jurisprudencia como fuente del derecho. Editorial Jurídica de Chile. 3º Identidad de causa de pedir se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho que se reclama. concepto y su valor Lectura previa: 1)"Derecho Civil".la Jurisprudencia y la Doctrina como fuentes del materiales del Derecho Tema: “La Costumbre”  La costumbre jurídica  Clasificación de la costumbre  Diferencias entre costumbre civil y mercantil “La doctrina y la jurisprudencia”  La doctrina como fuente del derecho. ya sea. 3º inc. Hernán Larraín Ríos. Parte General. en el segundo. fundada también en su calidad de heredero. y desechada su acción. el derecho de usufructo. aún cuando sean distintos físicamente. páginas 91 a 96. año 1980. Luego la cosa juzgada produce efectos respecto de las partes que concurrieron al juicio en que se dictó la sentencia que produjo cosa juzgada. ya que es un efecto de las sentencias definitivas o interlocutorias firmes. Carlos Ducci Claro. De ahí que sostenga que la causa de pedir es la fuente de la acción deducida en juicio. habría identidad de cosa pedida. etc. Objetivos Específicos: a) El alumno será capaz de conocer la Costumbre . En las acciones personales. los objetos de ambas acciones. Primera Edición. el cuasicontrato. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Para que exista causa de pedir. Primera Edición. el art. Es así que en la acción reivindicatoria la causa de pedir es le modo de adquirir el dominio que se invoca como fuente del derecho real de propiedad que se reclama. la causa de pedir es la fuente de las obligaciones que se invoca como generadora del derecho ejercitado. Primera Edición. sucesión por causa de muerte. En cambio. páginas 75 a 78 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". reclamando otra cosa que posee el demandado y que formaría parte de la misma herencia. Parte General.

Elementos objetivos. se entiende por uniforme la repetición de los actos que traducen el acatamiento a un mismo principio o regla.Costumbre en contra de ley (contra legem).Extranjera 3.. esta se da cuando no dejan de realizarse una serie de actos uniformes c. páginas 39 a 41 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.Elemento interno.año 1996. a.Desde el punto de vista de su relación con la ley a. es la repetición de los actos por la gran mayoría de los componentes del grupo social. año 1990.Nacional b. páginas 89 a 92 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Del Derecho en General.. materiales o externos de la costumbre son: a. 43 ...... este tipo de costumbre es la que se conduce al desuso de la ley.Uniformidad. psicológico o espiritual. esto es. Este tipo de costumbre no se aplica en Chile. son aplicados por una determinada comunidad en calidad de norma jurídica obligatoria.  Elementos de la costumbre 1. realizados por un espacio de tiempo y con la convicción de constituir derecho. materiales o externos 2. 2. b..Desde el punto de vista del factor territorial.Los elementos objetivos. Primera Edición... psicológico o espiritual 1. I. Editorial Cono Sur Ltda. es la costumbre que se observa en un determinado lugar 2.Constancia.Local.. La costumbre jurídica es una fuente del derecho que a partir de una serie de hechos públicos repetidos. Alessandri y otros Quinta Edición.Jurídica de Chile.Desde el punto de vista del país en que se practique a. Antonio Vodanovic Haklicka . El requisito esencial de la costumbre es la convicción de que responde a una necesidad jurídica y eso es lo que le da el carácter de obligatorio(opinio iuris) La costumbre se diferencia de los usos. es decir.  Clasificación de la Costumbre 1. aquélla que introduce una regla contraria a un precepto o norma legal ya sea que incentive su inobservancia o imponga una conducta diferente a la establecida por la ley. es la costumbre que rige en todo el territorio del estado b. que quienes realizan los actos lo hagan movidos con la necesidad de cumplir un deber jurídico. Tomo I..General.Elemento interno. en síntesis la costumbre es la observación constante y uniforme de una regla de conducta acompañada de la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Editorial Jurídica Ltda.. es la convicción de obedecer un imperativo jurídico..Generalidad.. págs 143 a 149 LA COSTUMBRE. debido a que estos son una repetición constante y uniforme de determinadas conductas pero sin el convencimiento de que ellas responden a una necesidad jurídica...

a derogar la ley.Derecho Comercial En Derecho Comercial la costumbre tiene más importancia que en Derecho Civil. en esta rama del derecho . 1. los arts.198. Varias normas del C. generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo. 1. al disponer el artículo 2º del Código que: “La costumbre no constituye derecho.) 2.C. sigue siendo importante en los países anglosajones cuya estructura de Derecho Privado es fundamentalmente consuetudinaria.. etc. así por ejemplo el sistema anglosajón es un sistema basado esencialmente en la costumbre reconocida por la jurisprudencia en los llamados “precedentes”. 1.. La costumbre.. 2º del Código que desconoce el valor de la costumbre como derecho de forma general y sólo puede ser invocada excepcionalmente en cuanto una ley expresamente se remite a ella.954. la costumbre tuvo mucha importancia llegando.1.823. el que rige las relaciones entre los Estados. públicos.947. sino en los casos en que la ley se remite a ella”. esto es.981.951. en el cual el juez aplica pero no crea la ley. que se apreciará fundamentalmente por los juzgados de comercio”: A su vez. “No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque.944. En cambio el sistema continental se fundamenta en el derecho escrito. por lo que habrá que estar a lo que la doctrina jurídica entiende por tal y los medios de prueba generales establecidos en la ley (instrumentos. 2.Costumbre fuera o en silencio de ley (praeter legem). Valor de la Costumbre: Antiguamente. 5º del mismo código establece de manera estricta las formas cómo ha de ser probada la costumbre. el valor de la costumbre depende de la rama del derecho de que se trata: 1. la que rige un asunto para el que no hay ley.1. 1. también se entiende que es un modo uniforme de aplicar e interpretar la ley. b. testigos. El Código.. vale la costumbre praeter legem y secumdum legem. 1944.117. Ni cómo debe probarse. Este tipo de costumbre se aplica en materia comercial c. incluso. En Chile. Establece al respecto el artículo 4º del Código de Comercio: ”Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes.Derecho Civil En derecho civil sólo vale la costumbre secundum legem. no define lo que es Costumbre. se remiten a la costumbre.Costumbre según la ley (secundum legem).1.1. Un ejemplo de esto es el art. La Costumbre. tiene fundamental importancia en materia de Derecho Internacional Público. En los países de tradición románica. es su fundamental fuente. que dentro de las obligaciones del contrato de arriendo se refiere a la costumbre. Este último criterio se ve reflejado en el art.546. es cuando no existiendo norma es la propia ley la que se remite a la costumbre. Se aplica en materia civil y comercial. En los tiempos actuales. como lo son. la costumbre tiene distinto valor según los distintos países y ramas del derecho.1.940. esto es. En efecto. el art. sin embargo. La costumbre tiene mayor o menor importancia dependiendo del sistema jurídico de que se trate. sólo podrá ser probada por alguno de estos medios: 44 .

carece de todo valor. sería lo que es sin el trabajo de los comentaristas y estudiosos del derecho. jugando un rol preponderante en la sistematización del derecho. en sus diversas manifestaciones. la que no es dada sólo por su agrupación en Códigos o textos legales. 1º Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que. aseverando la existencia de la costumbre.. constituirá derecho. públicos. que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio”. salvo lo visto entre indígenas. 3. la que conduce a aquella necesaria sistematización definiendo conceptos y principios. es decir. hayan sido pronunciadas conforme a ella.. de 5 de Octubre de 1993. 4º del Código de Comercio. lo que el derecho positivo es como lo que debiera ser. artículo 2º del Código Civil ii) El Código Civil no hace referencia a los requisitos que debe reunir la costumbre para que sea fuente de Derecho. 2º Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba”: Diferencias entre la Costumbre Civil y la Mercantil i) La costumbre mercantil rige en silencio de la ley. de tal modo que pueden emplearse todos los medios señalados por la ley. a su vez el Código de Comercio señala taxativamente los medios de prueba de la existencia de la costumbre. no 45 .Derecho Penal En derecho penal. Si bien en estricto rigor la doctrina no es fuente del derecho en sentido formal. Entiéndese por doctrina el conjunto de trabajos de juristas y profesores que tienen por objeto tanto las reglas de derecho existentes. en ningún país de nuestra tradición jurídica. tampoco hay duda que la doctrina es fuente de inspiración de la regla de derecho. siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. como las que debieran ser dictadas. Es la doctrina del derecho. la civil sólo cuando la ley se remite a ella. art. En lo penal se le considerará cuando ella pudiere servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante de responsabilidad. representado por la ley Nº 19.253.Derecho Indígena En derecho indígena. 4. cuando los hechos que la constituyen son uniformes. sin embargo el Código de Comercio en su art. iii) Como ya se mencionó anteriormente el Código Civil no determina los medios por los cuales debe probarse la costumbre. como es la ley. se aplica incluso la costumbre contra legem al establecer su artículo 54: “La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia. relacionando las distintas materias en términos de dar coherencia al conjunto del ordenamiento jurídico. El Derecho Civil. en otros términos. según la ley. generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad. 4º si hace alusión a ellos “Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley. sin su trabajo de explicación y síntesis. LA DOCTRINA El conjunto de las normas de derecho necesitan de sistematización. y reiterados por un largo espacio de tiempo.

especialmente los fallos de la Corte Suprema al igual que la doctrina. I. Primera Edición. Hernán Larraín Ríos.  Métodos o escuelas de interpretación “La interpretación de la ley  Clasificación de la interpretación de la ley  Interpretación privada  Interpretación pública o de autoridad Lectura previa: 1)"Derecho Civil". determinan y fijan el derecho particular. La jurisprudencia está constituida por el conjunto de decisiones de los tribunales de justicia en su misión de resolver los conflictos que se suscitan entre particulares con motivo de la aplicación de la ley. concepto. páginas 79 a 87 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Carlos Ducci Claro. Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la interpretación e integración de la ley  Tema: ”Interpretación de la ley”  Interpretación. Editorial Jurídica Ltda. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Editorial Jurídica de Chile. Carlos Ducci Claro. año 1996. también. Del Derecho en General. Alessandri y Otros Quinta Edición..sólo posteriores al Código Civil sino. año 1994. 46 . Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. obligatorio para las partes. Primera Edición. año 1980. Parte General. Introducción. una fuente del Derecho. en cuyo trabajo Bello fundó su creación. El papel o rol de la jurisprudencia. Primera Edición. Parte General. páginas 75 a 78 2) Código Civil. el aplicable a la contienda. es sistematizador del Derecho porque al repetir interpretaciones de la ley en un mismo sentido. Los Tribunales de justicia. LA JURISPRUDENCIA. y desde este punto de vista. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. DECIMA TERCERA SESION. al resolver los conflictos que se les someten a su consideración. le fija su campo de aplicación no obstante que en nuestro sistema jurídico los fallos o sentencias judiciales tienen una fuerza o valor relativo circunscrito al asunto en el que recaen. Introducción. la sentencia judicial ejecutoriada. año 1980. más específicamente. Editorial Jurídica de Chile. constituyen la jurisprudencia. páginas 97 a 108 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. anteriores a él. páginas 53 a 59 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.

que es el sistema seguido por nuestro Código Civil. no pueden ser los únicos ni los más importantes. Tal criterio exegético. En la labor de aplicar la ley para resolver el caso particular. por clara que sea. La aplicación de la ley no es un fenómeno mecánico. que es la resolución del caso concreto conforme al sentido de la ley. Se critica este método pues atenta en contra la evolución del derecho e importa valorar los hechos de la vida social al servicio del derecho y no a éste al servicio de aquélla. Para ellos. este método pretende buscar la voluntad de la ley al momento de ser redactada y promulgada. a la realidad. sino que requiere del ejercicio intelectual de analizar la norma formulada en términos abstractos para encuadrar en ella el caso concreto que se presente. muy en uso en nuestro medio. hay un ejercicio intelectual de “interpretarla”. en la medida que pueda ser indagada. Y en esto consiste. Mediante la interpretación se adapta la norma legal a la práctica. Se conjugan. pues dada la época en la que vivimos no puede seguir interpretándose la ley con apego estricto a su tenor literal y buscando la intención del legislador de hace más de un siglo. esto es. La evolución del mundo. Toda norma debe interpretarse. todo estaba resuelto en los Códigos y la función del juez debía limitarse a aplicar directamente la ley con predominio de su texto literal y enmarcado siempre en la intención del legislador. Aplicar la ley lleva siempre consigo la labor de interpretarla. son elementos de gran utilidad para desentrañar el sentido de al ley. Métodos y Escuelas de interpretación La doctrina ha propugnado diversos métodos de interpretación de la ley:  Método Lógico Tradicional o Escuela de la Exégesis Los comentaristas del Código de Napoleón. el progreso social. no puede dejar de estar presentes en la interpretación jurídica. concreto. págs 159 a 171 DE LA INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA LEY LA INTERPRETACIÓN La ley está hecha para ser aplicada a los casos y situaciones regulados por ella. el cambio de costumbres.. Es indudable que el tenor literal de la ley y la intención del legislador. Cuando la interpretación no se hace arbitrariamente. La ciencia que se dedica al estudio de este aspecto del derecho se denomina hermenéutica legal.  Método histórico evolutivo o Escuela Histórica Este método sustenta la interpretación de la norma dando preeminencia a la evolución 47 . constituye un error que hay que desterrar. precisamente. así dos elementos: Uno abstracto que es la labor propiamente de interpretación por la que fijamos el sentido o alcance de la ley y otro.año 1990. imbuidos del racionalismo y del individualismo. determinar su verdadero sentido y alcance. durante la primera parte del siglo XIX. la interpretación. pero. Editorial Cono Sur Ltda. creían en la omnipotencia de la ley. sino observando ciertos principios o líneas directrices que se encuentran establecidos en la ley se habla de un sistema de interpretación reglado.

 Método de la Escuela del Derecho libre Sostiene esta escuela que el juez no puede ser un esclavo de la norma positiva. la cátedra. que son la ley y la costumbre. sino también a la fuente real. el juez debe optar “por cualquiera dentro del margen de posibilidades que le concede la ley.  Método de la libre investigación científica o Escuela científica Esta escuela surge a fines del siglo pasado como una reacción a la escuela exégetica.unto a la norma estatal existe un Derecho libre. significado que responda a las nuevas necesidades de la vida social. puede atribuirle un significado diverso del originario. Atentando estos principios contra la certeza jurídica. La estructura piramidal o jerárquica de ordenamiento jurídico establece diversos grados de creación elaboración de la norma.. creando el juez la norma con la cual resolverá el caso. no necesita recurrir a ningún criterio director”. ya que es el fin creador de todo elemento. puede ser : 1º Interpretación Doctrinal o Privada Esta interpretación es la que hacen los estudiosos del derecho. ya que j. Así. los tratadistas. . Para hacerlo. desde los contratos hasta la Constitución. . ya que la Ciencia del Derecho tiene fuerza creadora. el juez no debe recurre a criterios ajenos al derecho positivo. la ley se adapta sucesivamente a los requerimientos de la sociedad. sino interpretándola de acuerdo a las condiciones imperantes en el momento en que se aplica. Esta escuela postula que frente a la duda en cuanto al sentido de la ley. no como algo estático que responda a la voluntad del legislador al dictarla. debe recurrirse no sólo a las fuentes formales del precepto. ésta busca o pone el acento en la finalidad de la ley como elemento esencial de interpretación. histórica de la norma. Las normas jurídicas tienen un fin práctico y es éste el que debe indagar el intérprete y no la voluntad o intención del legislador. que es esencialmente subjetiva y puede no coincidir con aquel fin. es peligrosa por el contenido de inseguridad que esta teoría da al derecho formulado. fue impulsada por el jurista francés Francois Gény. para él todo derecho proviene de la voluntad del Estado y no hay ideales jurídicos ni finalidades que buscar en la ley.  Método positivo teleológico Doctrina iniciada por el jurista alemán Von Ihering. Frente a la indeterminación de la norma . No hay más Derecho que el positivo y todo derecho deriva de la voluntad del Estado. (Carlos Ducci C. La ley no debe concebirse como la voluntad de su autor pues al ser promulgada esta adquiere una vida independiente y su fin es satisfacer un presente que se encuentra en constante cambio y es precisamente el intérprete quien debe cumplir este destino de la ley y para ello respetando la l.) CLASIFICACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN I.Desde el punto de vista del Interprete.  Escuela del Derecho Puro El gran positivista Kelsen es el impulsor de esta escuela. Esta libertad que se asigna al juez. que es la ciencia del Derecho. Es 48 .etra de la ley.

La ley interpretativa para ser tal debe limitarse a declarar el sentido y alcance de otra ley dado que si contiene normas nuevas o diversas no puede denominarse como tal. Este efecto tiene limitaciones.C. ”La corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada.. disposición que es reafirmada por el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales que dispone que el Presidente de la Corte Suprema que en la exposición que haga el 1º de marzo de cada año.C. pues se entiende incorporada a ésta. 2º Interpretación de Autoridad o Pública Este tipo de interpretación puede provenir del poder legislativo caso en el cual se habla de interpretación legal o auténtica o del poder judicial que es la denominada interpretación judicial. esto es lo que se conoce como el efecto retroactivo de las leyes interpretativas.C. Es el mismo legislador quien señala el sentido en que debe entenderse una ley anterior. 2.C.1. fuerza obligatoria. la irretroactividad de las leyes interpretativas se refiere a que ellas i) no pueden afectar situaciones que antes de la ley interpretativa ya se habían consolidado por sentencia ejecutoriada. Planiol afirma que este tipo de interpretación es el más libre de todas pues es puramente teórica y es la más fecunda. pues esos contratos se equiparan en sus efectos a las sentencias. reconoce estos dos tipos de interpretación de autoridad al expresar “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. señale las dudas y dificultades que hayan ocurrido a 49 . Las leyes interpretativas declaran el sentido que debe darse a una ley anterior a ella que se ha prestado a dudas. Este tipo de interpretación puede nacer por iniciativa propia del legislador o a insinuación de los tribunales o de los particulares. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.). sólo tiene valor moral el cual dependerá del prestigio del intérprete. Con respecto a la sugerencia de los tribunales de justicia esta debe hacerse en forma obligatoria pues por disposición del artículo 5º del C. 3º C. Este tipo de interpretación es la que tiene más fuerza y alcance pues según lo dispone el artículo 3º C.Interpretación Legislativa o Auténtica Como ya se ha mencionado sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio (art. El artículo 3º del C. artículo 9º C. al legislador le toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio Por una ficción legal se supone que la ley interpretativa forma un solo texto con al ley interpretada. al iniciar sus funciones dicha Corte en audiencia pública. por lo cual. lo cual implica que debe aplicarse desde la fecha de la ley interpretada.. darán cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes. y de los vacíos que noten en ellas”.. Al interpretar una ley el legislador se limita a reiterar su voluntad y no ha hacer una nueva declaración. una opinión abonada acerca de la interpretación que no tiene.C. pues una ley tiene tal efecto cuando somete hechos pasados a su imperio. ii) no puede afectar a las transacciones ocurridas en el tiempo intermedio que va de la ley interpretada a la interpretativa. en el mes de marzo de cada año.

Parte General. Editorial Jurídica de Chile. Primera Edición. Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil".Desde el punto de vista del Interprete. debe resolver. año 1980. CLASIFICACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN (continuación) I. frente a las contiendas entre partes que se le presenten. Introducción. páginas 79 a 87 2) Código Civil . Introducción. A. y. Comprende. si no hay ley que resuelva la materia propuesta. I. debe aplicar la ley para lo cual deberá efectuar la función interpretadora. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Editorial Jurídica de Chile. Tomo I..Interpretación Judicial El juez .. Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la interpretación e integración de la ley Tema: “La interpretación de la ley  Clasificación de la interpretación de la ley  Interpretación pública o de autoridad  Elementos de interpretación Lectura previa: 1)"Derecho Civil".. págs 172 a 188. año 1990. páginas 50 a52 y 60 a 67 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Parte General.Labor Interpretativa La labor interpretativa del juez comprende el conjunto de actividades indispensables para aplicar el derecho a los casos particulares que deben resolver. Editorial Cono Sur Ltda. Hernán Larraín Ríos. la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se noten en ellas y de que se haya dado cuenta al presidente de la República en cumplimiento del artículo 5º del C. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil".. por lo tanto. puede ser: 2. Primera Edición.: esa es la labor concreta y específica que le impone la Constitución y la ley y que constituye un deber inexcusable. Carlos Ducci Claro. recurriendo al principio de equidad conforme al cual resolverá.. DECIMA CUARTA SESION. páginas 108 a 115 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. páginas 87 a 91. Del Derecho en General.C. Primera Edición. año 1996. Alessandri y Otros Quinta Edición. año 1994. dos fases: la primera consiste en determinar el verdadero sentido y alcance de una ley y la segunda fase guarda relación con deducir de la norma general interpretada el derecho particular aplicable a la 50 . Para resolver.2. año 1980. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica Ltda. deberá efectuar una labor integradora del vacío legal o laguna de ley.

no es sólo una claridad de las palabras. así lo ha resuelto la jurisprudencia.C. la lógica al interior de la ley.  Elemento Lógico El elemento lógico se refiere al interior de la ley. lógico. sino que cuando el sentido de la ley es claro. segunda parte).  Elemento Gramatical: El primer elemento que el intérprete tiene que tener presente para indagar el sentido de la ley. sistemático. El sentido de la ley no será claro cuando existan disposiciones que se contradigan. Los artículos 19 inciso 1º. en dicho caso.solución del caso propuesto. entonces. El primero expresa: ”Pero bien se puede para interpretar una expresión obscura de la ley.C. el significado natural y obvio de una palabra será el que establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. tiene por objeto la racionalidad. claramente manifestados en 51 . el espíritu general de la legislación y la equidad natural. según el uso general de las mismas palabras. Puede suceder que el mismo legislador defina una palabra y le dé un sentido diverso del que tiene en el lenguaje corriente. 19 e inciso 1º del art. El artículo 19º inc. histórico. En cuanto al sentido en que deben tomarse las palabras de la ley el artículo 20 primera parte es claro pues señala ”Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. desde una perspectiva más moderna en oportunidades habrá que recurrir al sentido natural que se da a la palabra en el medio en que se emplea ( su uso general). 22. los artículos 19 al 24 del C. 20 del C. Lo que se exige. el Código sigue la doctrina tradicional. a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso”. La ley suele emplear palabras técnicas de una ciencia o arte el respecto el artículo 21 del C. se refieren a este elemento de interpretación. cabe hacer notar que esta disposición exige el respeto del tenor literal no cuando éste es claro. es la palabra. a pretexto de consultar su espíritu”. dispone “las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte. pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias. 20 y 21. sin embargo. le señala al juez los elementos que debe tener en cuenta en su labor interpretativa. recurrir a su intención o espíritu. distinguiendo los siguientes elementos: gramatical. 1º establece que “cuando el sentido de la ley es claro. se les dará en éstas su significado legal”. este elemento busca la correspondencia de la norma interpretada con las diversas partes de la misma ley. En esta materia. la palabra debe tomarse en su significación legal (art. porque es lógico que entre las distintas disposiciones de una misma ley exista unidad conceptual y de criterio. es el del lenguaje que implica su análisis semántico y de la sintaxis. En términos generales. sino del sentido de la ley. no se desatenderá su tenor literal.C. Para la búsqueda del sentido de la ley. Este elemento está consagrado en el inciso 2º del art.

La segunda agrega: “El contexto de la ley servirá para ilustrara el sentido de cada una de sus partes. no la voluntad del legislador. Su vez el artículo 24 señala que “en los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes. tiene por objeto indagar los objetivos de la ley. lo que significa que la ley debe estar conforme al ordenamiento jurídico general. no lo que. para interpretar una expresión oscura de la ley. pues cada una y todas son elementos integrantes de una misma unidad y están impulsadas por una misma idea directriz.  Elemento Sistemático Así como el elemento lógico es la correspondencia de la norma interpretada con el resto de la misma ley. el juez deberá recurrir a la equidad natural. las diferentes leyes que hay en un sistema no deben ser contradictorias. analizando otras leyes. ella misma. sino la intención o espíritu intrínseco de la ley. de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. Este elemento da por entendido que la ley esta comprendido en un sistema. por ello no deben ser contradictorias. El espíritu general de la legislación sólo puede ser conocido después de estudiarla. Artículo 24 “En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes. Otras reglas de interpretación de la ley en el Código Civil son:  La Equidad natural Agotados los recursos anteriores. Por ello es que la norma habla de la intención o espíritu de la ley y no del legislador. especialmente si versan sobre la misma materia.  Elemento histórico El elemento histórico se contempla en la parte final del inciso 2º del artículo 19. particularmente si versan sobre el mismo asunto”. 22: “Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes. la historia de la ley queda registrada en su mensaje y en las actas de discusión de la ley en el Congreso Nacional. su intención o espíritu para llegar a determinar su sentido literal cuando está oscuro.”. se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la 52 . El recurrir a esta historia.. al momento de dictarla.. tuvo en vista el legislador. Así lo expresa el inciso 2º del art. norma que dispone ”Pero bien se puede. se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”. la ley forma parte de un sistema y es un todo. El contexto de la ley es el enlazamiento de sus diversas partes. recurrir a su intención o espíritu. el elemento sistemático busca correspondencia más allá de la propia ley. claramente manifestado en ella misma. o en la historia fidedigna de su establecimiento”. esto es. esto es.

53 . año 1980. El intérprete. no puede ni debe ser algo mecánico: ello sería desnaturalizar el derecho. “El hombre tiene una facultad innata. Editorial Jurídica de Chile. Introducción. a la equidad. 2) Código Civil . considerándolo como un carácter fundamental y específico del hombre frente a otras especies del reino animal” (Del Vecchio. para de la norma una aplicación que. Introducción. el juez. constituya también una solución justa del caso concreto. año 1980. aplicados al caso concreto. Objetivos Específicos: a) El alumno será capaz de conocer la interpretación e integración de la ley Tema: “La interpretación de la ley  Reglas prácticas de interpretación “La integración de la ley”  Concepto  Métodos de integración  Lagunas de ley y de derecho Lectura previa: 1)"Derecho Civil". después de haber recurrido a todos los criterios de interpretación a que nos hemos referido en busca del sentido de la ley y de ahondar en el caso concreto al que debe aplicar la norma. página 103 a 105. Editorial Jurídica de Chile. legislación y a equidad natural”. Bosh. pág 491). de distinguir la justicia de la injusticia. no deducible de la experiencia. concordando con el verdadero sentido de la ley. esto es. Primera Edición. Filosofía del derecho. Carlos Ducci Claro. páginas 80 y 87 a 91. DECIMA QUINTA SESION. La aplicación de la ley al caso particular. la justicia del caso particular. en último término. debe recurrir. Carlos Ducci Claro. 1969. Parte General. Primera Edición. Si el sentido de la norma abstracta es claro pero su aplicación al caso concreto inicua se encontrará el juez frente a una contradicción y frente a ella deberá recurrir en último término a la equidad. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Se ha definido la equidad natural como un sentimiento de justicia o como sentido instintivo de justicia. finalidad última de la labor de interpretación. Parte General. Ya Aristóteles ponía de relieve esta facultad o sentimiento de lo justo y de lo injusto.

3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Tomo I . requieren de un razonamiento jurídico que sea lógico.. en el caso de la letra de cambio las acciones prescriben en un año. como hemos visto. La lógica jurídica “está esencialmente orientada a convencer: El abogado busca convencer al juez. no es libre ni puede actuar arbitrariamente. se encuentran incorporados en el Código Civil:  Primacía de la norma especial sobre la general: De conformidad con lo establecido por los artículos 4º y 13 del Código “ Las disposiciones de una ley. Editorial Cono Sur Ltda 184 a 189 LA LÓGICA JURÍDICA: En la función de interpretar y aplicar la ley el juez. Editorial Jurídica de Chile. que habrán de ser fundadas. año 1996. Editorial Jurídica Ltda. relativas a cosas o negocios particulares. al caso que le son 54 . prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley. Del Derecho en General. sin ninguna extensión. estos podrían ser argumentos de autoridad. Hernán Larraín Ríos. los que provee directamente la ley aplicada. algunos de los cuales. argumentos clásicos utilizados en la controversia jurídica que constituyen verdaderos principios de interpretación lógica. que se aplica al principio pro reo.C.  Sentido Genuino Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. Salvo en materia penal.Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". en fin a la justificación eventual frente al juez superior.  Lo excepcional es de derecho estricto Las normas que constituyen una regulación excepcional deben ser interpretadas de manera restrictiva y circunscritas exclusivamente. se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes”.. Este principio es lógico pues a modo de ejemplo si la ley común expresa que la prescripción extintiva es de cinco años y una ley especial dice que. tratándose del caso particular de la letra de cambio. Primera Edición. pero siempre el juez mantiene un cierto campo de discrecionalidad en esa aplicación que debe fundar también en argumentos. La extensión que deba darse a toda ley. sino de su genuino sentido. cuando entre las unas y las otras hubieren oposición”. no pueden haber duda que. Este busca convencerse a sí mismo para convencer al abogado y a la parte y. páginas 64 a67 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. páginas 116 a 123. incluso.” Dentro de los argumentos del juez están. frente a esa contradicción. año 1990. Existen. año 1994.Alessandri y Otros Quinta Edición . en el derecho civil la extensión lógica de la norma no depende de lo favorable u odioso. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Sus resoluciones. obviamente. artículo 23 del C. prima la norma especial aplicable a ella sobre la norma general. opiniones doctrinales o interpretaciones administrativas. I. como los precedentes judiciales. sin embargo.

este argumento generalmente se expresa en el aforismo “incluida una cosa se entienden excluidas las demás” o bien “quien dice de uno niega de las otras”. b) AL QUE LE ESTÁ PROHIBIDO LO MENOS.C.C. es decir.C. lo cual significa que en un caso no resuelto expresamente por la ley. nec nos distinguire debemus”. más bien principio. La aplicación de este argumento puede resultar un poco peligroso pues no siempre el decir uno significa negar el otro. 22. se formula en el aforismo “Donde existe la misma razón.  Cuando la ley no distingue.596 del C. 1. aplicables.C. sino con la integración de la ley. CON MAYOR RAZÓN LE ESTÁ PROHIBIDO LO MÁS. no es lícito al intérprete distinguir: Este es un principio de lógica elemental formulado ya por los romanos: “Ubi lexnon distinguit.  Argumento de analogía o “a pari”: Este argumento clásico. En otros términos.562 del C. 706 en materia posesoria o art. con la facultad del juez de crear el derecho frente a una laguna o ausencia de ley. debe existir la misma disposición”. Este criterio resultara verdadero fundamentalmente en las disposiciones especiales y taxativas.  Argumento “a fortiori” En virtud de este argumento se extiende la disposición de la ley a un caso no previsto por ella. como elementos de interpretación.  Argumento “a contrario sensu”: En este argumento se considera que la voluntad del legislador es expresada en el caso previsto por la ley. Si a alguien no tiene la facultad de arrendar. por ende se supondrá en todos los casos no previstos la voluntad contraria. 588 del C. puede resolverse por la ley que rija para un caso análogo o semejante. inciso 2º del C. Este principio se encuentra reconocido en cierta forma en el art. relativo a la interpretación de los 55 . PUEDE LO MENOS. Una parte de la doctrina sostiene que el recurrir a las analogías no guarda relación con la interpretación de la ley. cuando expresa. siempre que no contradiga o que conduzca al absurdo. que “los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medios de otras leyes particulares si versan sobre el mismo asunto”. así lo establece el art. por ejemplo si alguien tiene la facultad de enajenar un bien . por ejemplo el art. por ejemplo art.  Argumento del Absurdo Debe rechazarse cualquier interpretación que conduzca a un resultado absurdo o contrario a la lógica. pero en el cual concurren razones más poderosas para aplicarlo que en el mismo caso previsto. Nosotros estimamos que en este argumento además debe considerarse que la interpretación conduzca a que la ley produzca algún efecto. es lógico que la pueda arrendar o gravar. con mayor razón le esta prohibido vender. una norma excepcional no puede extenderse por analogía a otros casos no contemplados en la norma y debe existir una concordancia absoluta entre la excepción de la norma excepcional y el caso o situación a la que se aplica. 1. Este argumento se expresa en dos aforismos: a) QUIEN PUEDE LO MÁS.

en él. de la búsqueda y aplicación de los Principios Generales del Derecho. No debe existir norma para el caso concreto. este sistema coincide con el método analógico. y si se busca una solución no prevista. consiste en aplicar al hecho no regulado por la ley. 2. el juez para fallar. En doctrina hay dos posiciones frente a la laguna legal: a) Teoría de la plenitud del ordenamiento jurídico: esta teoría rechaza la existencia de una laguna y afirma que el problema debe resolverse con la norma de cierre que esta implícita. La analogía como procedimiento de integración del derecho. esa solución es derecho. por ejemplo.A través. Características: 1. pues el derecho es un todo.1.. Hoy este procedimiento sólo se usa para algunas partes del ordenamiento por la relación que guardan entre sí. Clasificación:  Analogía Legis: procede lógicamente. Para determinar la similitud o semejanza. si el derecho positivo no resuelve un caso concreto. La ley presenta deficiencia en todo tiempo y lugar pues en su supuesto de hecho general y abstracto no puede abarcar todos los posibles casos que surjan durante su vigencia y que no pudieron ser previstos por el legislador. es decir. el C. la doctrina ha señalado que la analogía exige un juicio de valor sobre la conveniencia que la solución al caso no regulado sea la misma contemplada en la norma análoga. 2. a través de este procedimiento el interprete parte de un conjunto de normas e induce de ellas un principio general del Derecho. de la expansión lógica del derecho positivo. La labor integradora se presentará cuando no hay ley que resuelva la contienda. que a nuestro juicio y así lo ha considerado alguna jurisprudencia debe aplicarse a la interpretación de la ley.AUTOINTEGRACION: se puede hacer por los siguientes métodos. se integra el ordenamiento jurídico. Hay similitud entre el supuesto de hecho de esa norma y el caso a resolver. LA INTEGRACIÓN: Como vimos previamente.2. debe cumplir la labor interpretadora de la norma y la labor integradora de la ley. 2. es supletorio del Código de Comercio. pero ella contempla un supuesto distinto del caso a resolver.  Analogía Juris: este método procede de lo general a lo particular. Este es un procedimiento propio de sistemas jurídicos poco desarrollados. 2. a falta de toda norma que resuelva el caso concreto. de lo particular a lo general. artículo 2º y 96. b) Teoría que acepta su existencia y busca la forma de darle solución: Procedimientos de integración del sistema jurídico: 1.C. en materia de interpretación judicial. y 3. Hay norma. sistema de los derechos supletorios..A través. En síntesis las lagunas legales son los casos concretos sin solución expresa en el ordenamiento jurídico. él mismo tiene la capacidad para elaborarla.contratos.-HETEROINTEGRACIÓN: Hay heterointegración cuando el sistema jurídico recurre a otro sistema diferente para cumplir la labor de complemento.. de la norma general se deduce una particular. Improcedencia de la Analogía: 56 . la norma establecida para el hecho análogo o similar.

aún cuando no haya ley que resuelva la contienda. 4º El artículo 24 C. se descarta el término “laguna de Derecho” por cuanto éstas no pueden existir .O. los cuales han sostenido que si la ley no soluciona expresamente un caso el juez debe aplicar los principios que puedan solucionar el caso.C. PRINCIPIO DE INEXCUSABILIDAD. el art. analogía y que se conformen con el espíritu general y aún con la equidad. si no hay ley. que permitirán al juez crear la norma que aplicará para resolver en ausencia de ley. sine lege. lo cual es una garantía constitucional. pues en éste la costumbre hace las veces de ley. ¿Qué reglas se aplican en casos de existencia de lagunas legales? 1º El juez. esta es su labor integradora. 10 del C. nulla pena. no hay delito ni pena. siempre habrá principios de Derecho Natural. c) No se aplica a las normas de excepción. inciso 2º de la Constitución Política. DECIMA SEXTA SESION. ubicado en el Libro I “Disposiciones Comunes a todo Procedimiento” señala que las sentencias de primera o única instancia y las de segunda instancia que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales contendrán: Nº 5 Las enunciaciones de las leyes y en su defecto de los principios de equidad. en el caso del silencio o ausencia de ésta. sin embargo reconoce las lagunas legales. no podrán excusarse de ejercer su autoridad. 3º El juez debe fallar conforme a la equidad. además el Código Penal así lo establece en el artículo 1º al definir delito como toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. con arreglo a los cuales se pronunció el fallo. 170 del C. art. es un precepto de integración como lo han reconocido fallos de nuestros tribunales superiores.a) Las leyes prohibitivas y las sancionadoras no admiten la analogía. es decir. por que. Esto no rige de igual manera en el Derecho Comercial. b) Las leyes que limitan la capacidad de las personas y las limitativas de los derechos subjetivos. Lagunas en el derecho chileno y su integración Si la ley no resuelve un determinado caso. estaremos frente a lo que en doctrina se denomina “Laguna de Ley” o “Laguna de Derecho” .. PRINCIPIO DE INEXCUSABILIDAD. pues no sólo es Derecho la ley positiva.C. En el Derecho Penal no hay lagunas legales.T. y no es posible resolverlo por analogía. Nuestro ordenamiento se inclina por la tesis de ausencia de Lagunas de Derecho. 2º El juez debe resolver el asunto sometido a su decisión aunque no hay ley que dirima la controversia.P. por imperativo del artículo 73. Esta es la solución a las lagunas legales en nuestro Derecho. ni aún a falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. nulum crime. Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer los sujetos de derecho 57 . anteriores al Derecho Positivo. El artículo 18 inciso 1º señala que ningún delito se castigara con otra pena que la señalada por la una ley promulgada con anterioridad a su perpetración “PRINCIPIO DE LEGALIDAD”. establece que una vez reclamada la intervención de los tribunales de justicia. tiene la obligación inexcusable de resolver todos los conflictos entre las partes que se les someta.

. Del Derecho en General. año 1994.. Parte General. cosas y derechos. año 1980. sujetos de derechos. por otra parte.1. páginas 103 a 105 2) Código Civil . Introducción. páginas 199 a 201 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. es decir. año 1980. Introducción. Editorial Cono Sur Ltda. concepto y clasificación  Personas Naturales. Se trata entonces de entes inteligibles. desde la perspectiva jurídica y cualquiera sea su naturaleza. pueden contraer obligaciones. Parte General. pero de naturaleza incorporal. en todo caso. que los derechos también son cosas.Tema: “Sujetos de Derechos”  Personas. año 1990. Tal concepto es el de sujeto de derechos. Primera Edición. De lo anterior. Tomo I. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica de Chile. son. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Alessandri y Otros Quinta Edición. esto es. páginas 104 a 105 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". que se perciben por la razón o entendimiento. en cambio las llamadas personas jurídicas son entidades inteligibles. sea obrando por sí o debidamente representados por otro y. concepto y clasificación  Existencia natural de las personas naturales  Presunción de la época de la concepción Lectura previa: 1)"Derecho Civil". págs 335 a 344 y 348 a 358 SUJETOS DEL DERECHO Personas Naturales: A) Concepto y Clasificación A. Primera Edición. Los sujetos de derechos son aquellos que tienen la idoneidad para ser juzgados como titulares de los mismos y que. Editorial Jurídica de Chile. Carlos Ducci Claro. Hernán Larraín Ríos. año 1996. en este último caso sea que la representación provenga 58 . Cabe precisar. ante todo.. Primera Edición. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. surge la necesidad para la ciencia jurídica de encontrar un concepto que abarque tanto a las personas naturales. existen en cuanto la inteligencia las puede evidenciar. del mismo modo que se evidencian los derechos.Concepto de Persona: Una división clásica dentro del Derecho civil nos explica que existen personas. páginas 131 a 138 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Editorial Jurídica Ltda. que no se perciben por los sentidos. Las personas. En las personas sucede algo similar que lo acontecido entre las cosas y los derechos pues las personas denominadas naturales son entidades dotadas de un ser real y que pueden percibirse por los sentidos al igual que las cosas. I. como a las personas jurídicas.

De este modo el artículo señalado deja sentado el principio de igualdad primordial de todos los seres humano en cuanto sujetos de derecho. 55 “SON PERSONAS TODOS LOS INDIVIDUOS DE LA ESPECIE HUMANA. en diversas épocas y culturas. De consiguiente. al definirse a las personas como los sujetos de derechos es posible a la vez establecer la posición y función de las personas dentro de las relaciones jurídicas. esto es. DIVÍDENSE EN CHILENOS Y EXTRANJEROS”. el Código Civil declara que todos los individuos de la especie humana. No interesará tampoco la condición de las personas. como acontece en un mandato con representación.C. conviene precisar lo ya expuesto añadiendo un principio de razón o de derecho natural cual es que todos los seres humanos. Nuestro Código discurre inequívocamente sobre el presupuesto consistente en que la existencia de las personas principia desde el momento de su concepción. muchos de éstos han sido cosas para los efectos del Derecho. a) Personas Naturales:  Definición: El Código entrega una definición legal de persona natural. un objeto y no un sujeto de derecho. no interesa la mayor o menor perfección del individuo. son personas.con que se inicia el Libro I del Código Civil. esto es. sin distinción. ambos inclusive. sin distinción alguna. coincidente con la abolición de los mayorazgos. sean pertenecientes a la especie humana. no todos los individuos de la especie humana han sido necesariamente considerados personas y. Ello es reflejo de la época en que se dictó el C. protegiendo en 59 . en cuanto a la estirpe. No obstante. ser considerado sujeto de derecho. atribuirles la titularidad de los derechos y obligaciones. No existen tampoco discriminaciones en cuanto al sexo.de la ley. y se considerara por tal a todo hijo de mujer. CUALQUIERA QUE SEA SU EDAD. nos indica que las personas son naturales o jurídicas. que viva un instante siquiera. como sucede con los incapaces o bien de la voluntad del poderdante. ella indica el tronco o raíz de una familia o linaje. por lo mismo. Como se ha indicado. por ende. por el contrario. la situación que ocupan en la sociedad. en consecuencia. ESTIRPE O CONDICION. sea que haya vivido cien años. el Título XXXIII. cualquiera que sea la duración de su vida. El principio antes indicado se encuentra recogido expresamente en el artículo 55 del Código Civil. en consecuencia. o sea. vale decir. el abolengo no altera la personalidad. Existencia natural de las personas naturales. Asimismo. como ya acontecía comúnmente desde las épocas romanas y anteriores respecto del esclavo en quien se reconocía una cosa dentro del comercio humano y. son personas. SEXO. el citado artículo previene que. Todo hijo de mujer que tenga las características fundamentales de los seres humanos debe. en consecuencia para nuestra legislación se exige solamente que los sujetos de derecho. Lo anterior se debe a que. Clasificación de las personas. Según la definición dada para la persona en nuestra legislación no interesa para la determinación de ésta su edad. artículos 545 a 564. El artículo 54. siempre tendrá la misma calidad. acerca de las personas jurídicas se tratará en el Título final del mismo Libro. contenida en el art.

la ley protege la vida y los derechos del que está por nacer. la vida y los derechos del que está por nacer. sino que por el contrario el Código reconoce que la existencia del ser humano comienza verdaderamente en la época de su concepción. según la regla siguiente: se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales. conforme a la señalado en el inciso final del artículo 47 del Código. desde la medianoche en que principie el día del nacimiento”. se refiere al inicio de la existencia legal de la persona. en cuanto un sujeto de derecho y por consiguiente. por ende. por ejemplo el periodo de descanso pre y post natal. cual es la época del nacimiento. contados hacia atrás. El artículo 85 del Código Penal establece que no se ejecutara la pena de muerte en la mujer que se halle en cinta. y propiamente es un hecho de la naturaleza en que interesa particularmente al derecho el determinar la época en que ha podido verificarse. el artículo 75 ordena al juez actuar de oficio.75. se descuenta el día del alumbramiento. Además existente otras medidas protectoras del que esta por nacer en el Derecho Penal y en el Derecho Laboral. A mayor abundamiento. con el objeto de proteger la vida del que está por nacer si ésta se hallara de algún modo en peligro. El artículo 76 dispone “De la época del nacimiento se colige la de la concepción. y finaliza el artículo referido preceptuando que todo castigo de la madre que pudiera hacer peligrar la vida del que está por nacer. las licencias medicas. es decir. La concepción se produce por la fusión de los gametos masculinos y femeninos. esto. el artículo 342 del mismo cuerpo legal sanciona al que maliciosamente causare un aborto. este precepto originariamente legal ha sido elevado a rango constitucional. por cuanto. el artículo 75 del Código señala que la ley protege la vida del que está por nacer.consecuencia. se diferirá hasta después del nacimiento. Presunción de la época de la concepción: El Código no ha definido en qué consiste la concepción. y no más que trescientos. Pasos para precisar el momento de la concepción: 1º Se cuentan 180 días atrás desde la fecha de nacimiento. momento que resulta desconocido pero que se colige. Con dicho objeto el artículo 76 establece directamente una presunción de derecho para fijar la época de la concepción. es se deduce o determina a partir de un hecho cierto y conocido. en cuanto persona. de la norma mencionada no puede concluirse que la existencia de la persona principie efectivamente con la “existencia legal”. conforme a lo prevenido en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República. esta es una presunción de derecho.76 y 77 del Código Civil El artículo 74. lo que constituye una excepción en materias civiles. ni se le notificará la sentencia en que se le imponga hasta que hayan pasado cuarenta días después del alumbramiento. a su vez. inicio que se produce con el nacimiento. de aquéllas que no admiten prueba en contrario. En la legislación laboral existen diversas disposiciones en favor de la mujer embarazada para proteger la vida del que esta por nacer. lo que debe necesariamente entenderse referido a que existe un sujeto de derechos. 60 . Así se puede concluir de lo dispuesto en los artículos 74. Por otra parte.. tenemos que contar desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Sin embargo. en aquél todavía no nacido. Así .

dentro del cual dentro de este lapso. y se permitiría solucionar los casos excepcionales a que se ha hecho mención. en el caso del ejemplo anterior llegamos al día 17 de julio de 1999. y otros en que el nacimiento ha tenido lugar antes de 180 días fijados como mínimos. Graficación del ejemplo: 17 julio 1999 21 noviembre 1999 19 de mayo 2000 +----------------------------------------+ ------------------------------------------------------------------+ 300 días 180 días NACIMIENTO La ley presume de derecho la concepción Plazo mínimo. llegamos con esta operación al día 21 de noviembre de 1999. dentro de este periodo de 120 días. DECIMA SEPTIMA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la protección a los derechos del que esta por nacer. La concepción no ha podido tener lugar después del 22 de noviembre. para la ley. descontamos desde la medianoche del día 19 de mayo. Se desprenden dos ideas básicas  Tanto el plazo mínimo como el máximo se cuentan hacia atrás a partir de la medianoche en que principie el nacimiento  Existe un periodo en que la concepción ha debido tener lugar. esta fecha significa el límite máximo que la concepción puede preceder al nacimiento. También es importante determinar la fecha de concepción para los efectos de la filiación el artículo 180 inciso 1º establece que la filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción o del nacimiento. y la existencia legal de los sujetos de derecho” Temas  Derechos eventuales del que esta por nacer 61 . 2º Por ejemplo en el caso que una persona nazca el 20 de mayo del 2000. más de 300 días contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día de nacimiento. pues se presume de derecho que no puede preceder al nacimiento en menos de 180 días. por ende. la concepción no puede alejarse del nacimiento. sería conveniente una presunción legal. No ha podido tener lugar la concepción. la cantidad de 180 días. el cual es el que media entre el día 300 (máximo alejamiento) y el día 180 (mínimo acercamiento). la cual admite prueba en contrario. necesariamente ha tenido lugar. antes de esa fecha se presume de derecho que la concepción no ha podido tener lugar. 3º En cuanto al plazo máximo. la concepción. por lo tanto la concepción ha tenido lugar en una fecha anterior al 22 de noviembre de 1999. La crítica que se hace a este sistema de determinación del día de la concepción es que se han producido casos en que la concepción ha precedido el nacimiento 302 días.

Parte General. esto es. conforme a lo previsto en el artículo 74. año 1990. págs 202 a 206 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Parte General. Debido a que el artículo 77 atribuye los derechos al que está por nacer desde que se encuentra en el vientre materno y no desde su nacimiento. que el sujeto natural a quien se le atribuyen tales derechos no ha alcanzado a principiar todavía en su existencia legal Mediante la presunción aludida es posible determinar si al tiempo de constituirse el derecho en cuestión. ningún derecho podría deferírsele como titular o sujeto natural del mismo. en lo que respecta a los derechos eventuales del que está por nacer. Editorial Jurídica Ltda. Introducción. en derecho sucesorio. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". págs 344 a 347 DERECHOS EVENTUALES DEL QUE ESTÁ POR NACER. Sin embargo y como señalamos anteriormente esta titularidad natural del derecho que corresponde a la criatura que está por nacer. páginas 104 a 105 2) Código Civil. Ficción legal de inexistencia natural  Naturaleza jurídica de los derechos del que esta por nacer  Existencia Legal de las personas naturales Lectura previa: 1)"Derecho Civil". año 1980. Editorial Jurídica de Chile. estaba en el vientre materno. I. el reconocimiento del legislador a la existencia natural de la persona queda claramente demostrada. la criatura no estaría concebida a esa época y. Editorial Jurídica de Chile. Así por ejemplo. Carlos Ducci Claro. Introducción. primera edición. Alessandri y Otros Quinta Edición. año 1994. Primera Edición. páginas 139 a 143 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Editorial Cono Sur Ltda. Del Derecho en General. el derecho le es atribuido desde esa época. es tal la relevancia de la existencia natural que principia en la época de la concepción. año 1980. por lo tanto. Editorial Jurídica de Chile. por ejemplo. Carlos Ducci Claro.. si la criatura había sido concebida y no nacida. que los derechos se le defieren o atribuyen a la criatura que está en el vientre materno al tiempo de haberse constituido tales derechos y no solamente desde su nacimiento. debido a que la titularidad legal de los mismos se encuentra en suspenso. año 1996. por consiguiente. páginas 105 a 109 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Ficción de inexistencia natural 62 .. el artículo 43 del Código Civil dispone que debe designárseles un curador de bienes. se trata entonces de un sujeto natural de derechos cuya vida y derechos son protegidos por la ley Así por ejemplo. según expresa claramente el artículo 77 . Tomo I. Hernán Larraín Ríos. Primera Edición. estos derechos tiene un carácter eventual. Por otra parte. se completa como titularidad legal o jurídica al haber nacido viva. como sujeto titular del mismo. si el derecho hubiera nacido en una fecha anterior a los 300 días cabales contados hacia atrás desde la medianoche del día en que principia el nacimiento. Con todo.

como si jamás hubiera existido. se reputa que no ha existido jamás. ergo. Las personas son todos los individuos de la especie humana. quedando sin efecto su titularidad natural respecto de tales derechos. esto es al separarse completamente de su madre”. por lo tanto. no tiene personalidad. pues mientras la criatura no ha nacido. como habría ocurrido de no existir la posibilidad que la criatura llegara a vivir y ser personas. De esta forma. El profesor Somarriva considera que se tratan de derechos de una naturaleza especial. El nacimiento de una persona marca el comienzo de su personalidad y en ese instante nace la aptitud de adquirir derechos que la personalidad supone. ni tampoco un individuo ya fallecido. así lo reconoce expresamente el Código en el artículo 74 que señala “ la existencia legal de toda persona principia al nacer. no pudo principiar su existencia legal y adicionalmente se le finge jamás haber existido ni siquiera naturalmente para los efectos generales de Derecho Privado. como si hubiese existido al momento en que ellos le fueron deferidos. A su vez el profesor Stitchkin destaca la naturaleza sui generis de estos derecho y considera que por su naturaleza jurídica estos derechos deberían considerarse como derechos eventuales. hay principio de existencia. quien no ha nacido vivo en los términos anteriormente expuestos. pero no nacida. para tener dicha calidad es necesario existir. los derechos hereditarios quedan en suspenso del nacimiento. en materia de sucesión en el caso de fallecimiento del padre del que esta por nacer. Otros autores le dan el carácter de derechos sujetos a condición resolutoria. pero si no llega a existir la condición falla y se reputa que no ha existido jamás. se nace y se es 63 . Por el contrario si no ha habido principio de existencia. quien no existe no es persona. algunos consideran que se trataría de derechos sujetos a condición suspensiva. El inciso final del artículo 74 se refiere a una ficción legal que consiste en reputar el no haber existido jamás a quien efectivamente tuvo una existencia natural por haber sido concebido. Podemos afirmar que el punto de partida de la personalidad se encuentra constituido por el nacimiento. así no tendrá la calidad de persona la criatura concebida. en el caso de que alcance existencia legal. pues si la criatura nace se cumple la condición resolutoria y los derechos desaparecen como si jamás hubiese existido. la cual consistiría en que no viva la criatura. por lo tanto. es decir. Naturaleza de los Derechos del que esta por nacer En doctrina se ha discutido si la naturaleza de estos derechos es condicional o no. y en consecuencia los derechos seguirían otros destino. el recién nacido entrará a gozar de esos derechos plenamente. En síntesis la ley deferirá estos derechos. pasando éstos a otros sujetos en calidad de titulares. según los varios casos indicados que analizaremos a continuación. pero si la criatura esta simplemente concebida al momento de abrirse la sucesión. se cumple la condición que suspendería sus derechos y se reputa que adquirió sus derecho en el momento que le fueron deferidos. si la criatura estuviera nacida y viviese será el primer llamado a la sucesión a la muerte de causante. En este caso la ley finge algo que sabe ciertamente no es real y lo hace con el objeto de dar certeza jurídica a los derechos. ni derecho alguno. la criatura según las reglas generales. al fallecimiento del causante. por lo que se procede a transmitir los derechos a otras personas. pero que murió en el vientre materno o bien no nació vivo o no sobrevivió a la separación completa. Si este nacimiento se produce y la criatura vive. solución que es inaceptable en nuestro derecho. Existencia legal de las personas naturales y de su principio de existencia. establecidos en beneficio de la criatura.

Para un sector de la doctrina basta con que la criatura haya salido totalmente del vientre materno. al separarse completamente de la madre. establece de la existencia legal de las personas principia al nacer. por ello el artículo 74 inc. b) Que la separación sea completa. la criatura unida a ella al abandonar totalmente el seno materno no estaría unida al cuerpo de la madre. total. Pero para que el nacimiento de lugar a la personalidad.. independiente. ergo. por lo tanto. sólo de esta manera puede decirse que ha habido separación completa de la madre. a la aptitud para ser titular de una relación jurídica deben concurrir ciertos requisitos establecidos en el art. En el derecho comparado no existen reglas uniformes en cuanto a la determinación del principio de la existencia de las personas.C. o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera. sino que además se requiere que haya nacido viva. sino a un órgano inerte. se reputará no haber existido jamás” Por lo tanto nuestro cuerpo legal exige un momento siquiera de vida de la criatura para considerarla persona. esto es.Otros sostienen que no es suficiente que la criatura salga del seno materno. pues la placenta en un órgano anexo a la madre que después del parto deja de formar parte de su cuerpo. cuando los signos de vida han sido ostensibles como lo sería el llanto.sujeto de derecho. 74. ellos son : a) que la criatura sea separada de la madre. el parto podrá ser natural o artificial (cesárea). c) Sobrevivencia de la criatura. no basta con que la criatura sea separada del cuerpo materno.. 2º establece “La criatura que muere en el vientre materno. en cuanto a la forma en que se produce la separación la ley no distingue. sino que además es necesario el corte del cordón umbilical.. ésta no tendrá la calidad de sujeto de derecho y para la ley se entenderá que no ha existido jamás. El Código Civil habla de existencia legal. dirigidos a comprobar la huella de la respiración. ¿ Cuándo la separación de la criatura de la madre se considerará completa? i. sino que se requiere que sea completa. o que perece antes de estar completamente separada de su madre. al respecto encontramos la doctrina de la VIABILIDAD y LA VITALIDAD 64 . pero la carencia de manifestaciones externas evidentes hace necesario pedir auxilio a procedimientos médicos legales. inclusive sin que se produzca aun el corte del cordón umbilical. especialmente al testimonio de los que presenciaron el parto. al respecto el C. En el caso contrario si no ha habido momento alguno de vida por parte de la criatura. no habrá podido adquirir derechos ni mucho menos trasmitirlos. aunque posteriormente no sobreviva. en lo que respecta a esta prueba puede recurrirse a los medios ordinarios de prueba. la cual esta marcada por el nacimiento como principio de existencia de las personas. no es suficiente que la criatura sea separada totalmente del cuerpo materno. esto tiene importancia por cuanto si se ha vivido un instante se ha sido persona y por lo tanto podrá haber adquirido derechos y trasmitirlos. en especial la docimacia pulmonar hidrostática. ii. ello no influirá en el principio de la personalidad. Estas son las razones por las cuales reviste importancia la prueba del principio de existencia. es decir. se exige que haya vivido un instante siquiera.

I. sino que además se requiere que cuente con la aptitud para la vida. Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". esto es. La criatura debe haber nacido viva y ser capaz de segur viviendo extrauterinamente. Carlos Ducci Claro.. y postula que no es suficiente que la criatura haya nacido viva. que sea viable. Nuestro legislador consecuentemente con el concepto de persona que ha dado el artículo 55 consagra en el artículo 74 la doctrina de la vitalidad. Editorial Jurídica de Chile. la muerte se acredita por el competente certificado de defunción. páginas 207 a 210 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Tomo I. año 1996. año 1994. año 1990. páginas 105 a 109 2)Código Civil . Esta tendencia es la que orienta a los Códigos modernos como el alemán y Suizo. y por regla general. Del Derecho en General. Editorial Jurídica Ltda.  Doctrina de la Vitalidad: según esta doctrina se requiere solamente que la criatura nazca viva.. año 1980. Editorial Jurídica de Chile. para ser sujeto de derecho sólo se requiere haber nacido vivo. Introducción. Parte General. Editorial Cono Sur Ltda. 65 . año 1980. desde cuándo se entiende muerta una persona y por consiguiente. Sobre estas materias tiene particular relevancia el establecimiento preciso del momento de la muerte. La muerte natural es la cesación irreversible de los fenómenos vitales. páginas 107 a 109. Hernán Larraín Ríos. Alessandri y otros Quinta Edición. Carlos Ducci Claro. Asimismo. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". que tenga la constitución física necesaria para su supervivencia.  Doctrina de la Viabilidad: esta doctrina es seguida por la legislación francesa y española. Parte General. págs 359 a 373 FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS NATURALES La muerte natural o real Conforme a lo establecido en el artículo 78 del Código la persona termina en la muerte natural. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. páginas 144 a 149 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.. no importando la duración de la vida extrauterina. Primera Edición. Primera Edición. DECIMA OCTAVA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer el fin de la existencia de las personas naturales” Temas  La muerte natural o real  Efectos jurídicos de la muerte  La muerte presunta Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Primera Edición. es decir. Editorial Jurídica de Chile. Introducción.

37 del matrimonio civil). 4. por el hecho de verificarse una condición a la persona a quien le han dejado un fideicomiso (fideicomisario) y fallece antes de la restitución no trasmite derecho alguno sobre el fideicomiso. 2264 y 2274). la muerte se acreditará mediante certificación médica otorgada por dos facultativos. uso o habitación (artículo 7733 y 812). que pasa al substituto designado por el constituyente si los hubiere. La muerte determina la extinción de los derechos intransmisibles así por ejemplo el derecho de pedir alimentos (art. Algunas instituciones terminan por la muerte del que las desempeña por ejemplo las guardas según el art. 5. También se extinguen los derechos de usufructo. el de sociedad (art. al mismo tiempo se defieren las asignaciones hereditarias o testamentarias. salvo que corresponda ejercer a la madre la patria potestad. 762) se llama propiedad fiduciaria la que esta sujeta al gravamen de pasar a otra persona. la expectativa de una asignación testamentaria condicional (art.el de comodato (art. el de renta vitalicia (art. al certificado de defunción expedido por el médico se agregará un documento en que se dejará constancia de los antecedentes que permitieron acreditar la muerte”. en la forma que señale el reglamento. 1523). 531. 962 y 77 ) 2. se considera que una persona ha muerto una vez acontecida la denominada muerte cerebral.078). por la muerte del padre. además. dos evidencias electroencefalográficas. 3. esto es. Excepto los que ya estén concebidos es ese instante (art. excepto las condicionales (art. ni aun la simple expectativa. La sucesión de los bienes de una persona se abre al momento de su muerte (art. 2163). se entiende que un individuo tiene muerte cerebral. 334). a lo menos. el albaceazgo (art. 956) sólo pueden suceder los que existan en ese momento.1. la solidaridad de una obligación no pasa individualmente a los herederos de los deudores solidarios (art. uno de los cuales. lo que se acreditará mediante certeza diagnóstica de la causa del mal y.extinguida su personalidad En nuestro ordenamiento legal y para los efectos de transplantes de órganos desde cadáveres. la persona. 1. cuando conjuntamente con la certeza diagnóstica de los facultativos. 266 Nº 1 y 2 ) 6. registra dos electroencefalogramas planos con un intermedio de 6 horas entre éstos (Artículo 12 Reglamento del Libro Noveno del Código Sanitario). cuando se ha producido la abolición completa e irreversible de las funciones cerebrales. 2103). dispone el artículo 149 del Código Sanitario: “Para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 146 y en el precedente. Efectos jurídicos que produce la muerte. Este podrá. terminando en consecuencia. la expectativa del fideicomisario (art. Para este objeto. 955). En estos casos. y por tanto. deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía. Hay contratos que extinguen por la muerte de uno de los contratantes. el de mandato (art. Desde ese momento se le considera muerto. Los facultativos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo que realice el trasplante. al menos. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges (art. 1279) 66 . la muerte de la madre en caso que ella ejerza la patria potestad produce la emancipación de los hijos (art. así el de confección de una obra material (art. En materia de familia la muerte determina la emancipación de los hijos..2005). Sólo podrá otorgarse la certificación cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas.2180). indicar procedimientos adicionales para certificar la muerte. En efecto.

La muerte presunta o por desaparecimiento Es la declarada por el juez en conformidad a las reglas legales. que también es denominada en doctrina “presunción simplemente legal”. Como lo indica su nombre. debido a que la sociedad le interesa la certidumbre y la actividad del patrimonio.7. EL INTERES DE LOS PRESUNTOS HEREDEROS DEL DESAPARECIDO 3. EL INTERES DEL MISMO AUSENTE. De este modo. ellos son: 1. imposibilitado el ausente de cuidar sus bienes y negocios. ignorándose si vive o no. y dentro de las presunciones legales en una presunción que admite prueba en contrario. La reglamentación de la declaración de muerte presunta persigue proteger una serie de intereses. sin que se haya tenido noticias de ellas durante cierto lapso de tiempo. para originar la presunción legal antes referida. de una gestión o asunto no contencioso de competencia del juez del último domicilio en Chile del desaparecido y se encuentra regido además de las normas del Código Civil. es el juez quien hará esta declaración por sentencia judicial ejecutoriada. son personas que han abandonado su domicilio. EL INTERES DE LA SOCIEDAD. por los artículos 817 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Las personas a quien va a afectar la muerte por desaparecimiento. LOS INTERESES DE LOS ACREEDORES Y EN GENERAL DE LAS PERSONAS QUE CON EL HUBIEREN MANTENIDO RELACIONES DE NEGOCIOS. 2. La ley después del transcurso de cierto tiempo desde las últimas noticias del desaparecimiento y recurriendo a un procedimiento que tutela los derechos de aquel. se deben tomar medidas tendientes a la conservación del patrimonio del ausente. ambos inclusive. concurriendo los requisitos legales. varios casos de muerte presuntiva o presunta y los efectos que se derivan de tal declaración. en estas condiciones surge la duda si esa persona esta viva o ha muerto. estos sufrirían evidentemente un menoscabo. se trata de una presunción legal de fallecimiento. presume el fallecimiento de dicha persona. Se trata. Entre otras las acciones de nulidad del matrimonio que según el artículo 34 de la ley de matrimonio civil. A diferencia de la muerte natural o real. conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del Código Civil. Personas que pueden solicitar la declaración de muerte presunta: Pueden solicitar la declaración de muerte presunta cualquiera persona que tenga interés 67 . por ello durante el periodo de mera ausencia y aun dentro del período de posesión definitiva. 4. respecto del individuo que han desaparecido y de quien no se tiene noticias. Por último podemos señalar también que por la muerte se extinguen determinadas acciones civiles. el Código regula en los artículos 80 a 94. no podrá intentarse si no viven ambos cónyuges igualmente el artículo 224 de la misma ley dispone que la acción de divorcio corresponde únicamente a los cónyuges. deben necesariamente acreditarse las circunstancias que motivan la declaración de muerte presunta.

pues puede finalizar por: a) El reaparecimiento del desaparecido b) El recibimiento de noticias concretas de la persona desaparecida c) La declaración de la muerte presunta. se procederá a declarar su muerte presunta DECIMA NOVENA SESION. si el desaparecido no ha tenido domicilio en nuestro país. PERIODO DE MERA AUSENCIA 2. son superiores a las que indican que ha fallecido. Este período es un estado de hecho. se requiere tomar el mínimo de medidas indispensables para la conservación se su patrimonio. sin que se hayan tenido noticias del desaparecido. art. PERIODO DE POSESION PROVISORIA DE LOS BIENES DEL DESAPARECIDO 3. Las referidas circunstancias fundantes de la presunción de muerte se encuentran regladas en el artículo 81 del Código Civil. PERIODO DE MERA AUSENCIA Esta etapa se inicia en el momento en que se dejaron de tener noticias acerca de una persona. los jueces nacionales carecen de competencia para declarar su muerte presunta. d) El conocimiento positivo de la fecha real del fallecimiento del desaparecido. sin embargo. Este es el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. 81 Nº 3) Quien desee obtener la declaración de muerte presunta deberá recurrir al juez competente.. para ello la ley ha dispuesto que se nombrara un curador de bienes. Por ende. transcurrido el lapso de ausencia. por regla general desde que se tuvieron las últimas noticias del desaparecido. 473 C. Pero si el desaparecido ha dejado apoderado o representantes con poderes para la gestión de sus negocios. se distinguen tres períodos: 1. En esta etapa no hay más que la duda que provoca la ausencia. la que tiene un interés pecuniario subordinado a la muerte del desaparecido (art. sin tener noticias de una persona. cuando ha transcurrido un plazo de cinco años. por lo tanto. en el cual el objeto fundamental es proteger los derechos del ausente. por lo que se hará necesario procurar la administración de los bienes del ausente en términos tales que aseguren su conservación. las medidas que se adoptan son conducentes a la administración de los bienes del desaparecido. durante éste período no se adoptará medida alguna. En lo que respecta al momento de terminación de este período es variable.en ello. PERIODO DE POSESION DEFINITIVA DE LOS BIENES DEL DESAPARECIDO 1. Periodos del desaparecimiento Para llegar a la declaración de la muerte presunta. lo normal es que las personas desaparezcan sin dejar a persona alguna encargada de la gestión de sus negocios. dado que las posibilidades de que se encuentre vivo. y se entiende por tal.C. Objetivos Específicos: a) El alumno será capaz de conocer Los periodos del desaparecimeinto b) El alumno será capaz de conocer el fin de la existencia de las personas naturales” Tema: “Períodos del desaparecimeinto”  Posesión provisoria 68 .

. año 1980. Editorial Jurídica de Chile. y c) el transcurso del plazo de cinco años desde las últimas noticias del desaparecido Requisitos que deben concurrir para que se conceda la declaración de muerte presunta: 1.Citación del desaparecido. Primera Edición. I.PERIODO DE POSESION PROVISORIA DE LOS BIENES DEL DESAPARECIDO. año 1996. el cual indica que debe “justificarse previamente que se ignora el paradero del desaparecido. Carlos Ducci Claro. la declaración de la muerte presunta tiene como consecuencia la declaración de posesión provisoria de los bienes del desaparecido a los herederos. Del Derecho en General. que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo. Introducción.. páginas 109 a 111. Tomo I. pág. para que ésta llegue a conocimiento del desaparecido y pueda de esa forma concurrir a velar por sus intereses. año 1994. 212 a 217 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. 2) Código Civil. Parte General. Posesión definitiva  Personas que pueden solicitar la declaración de muerte presunta  Fijación del día presuntivo de muerte Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". además se deben haber realizado las diligencias necesarias para saber el paradero del desaparecido. pues es condición sine quo anón la ausencia de la persona cuya declaración de muerte presunta se solicita. Parte General. Hernán Larraín Ríos. año 1980. 81 Nº 1. Primera Edición.. Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Editorial Cono Sur Ltda 373 a 378 2. a) Regla General (artículo 81 Nº 1) La hipótesis planteada en esta disposición requiere acreditar copulativamente a) la desaparición de la persona.” 2.. páginas 107 a 109. Introducción. Editorial Jurídica de Chile. páginas 153 a 155 2) "Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. b) la ignorancia de su actual paradero. da lugar a la declaración de muerte presunta cuando concurren los requisitos que la ley señala. año 1990. El mero estado de hecho que la ausencia constituye. Editorial Jurídica de Chile. Alessandri y otros Quinta Edición.Prueba de la Ausencia: este requisito es indispensable. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica Ltda. es necesario publicar la petición de declaración de muerte presunta. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Así lo establece el art. esta ausencia debe ser material o física y debe estar acompañada de la falta de noticias del ausente. Esta notificación se realiza citando al 69 . salva excepciones legales que se analizaran en su oportunidad. primera edición.

afirmación que para el profesor D. Sin embargo. el defensor de ausentes deberá ser oído en el procedimiento. por lo tanto. desaparecido ante el tribunal que tramita la solicitud de declaración de muerte presunta. hecho que suscita discusión entre los autores. podrá solicitar la agregación de nuevas pruebas en el proceso.C. Esto fundamentalmente por que se pretende que la declaración de muerte presunta responda a una realidad y no a una situación ficticia . en caso que las presentadas no le parezcan convincentes. recurrirán al tribunal competente y solicitará a dicho órgano que declare la muerte presunta del desaparecido.C. entendiéndose por tales. en esta hipótesis la ley entiende que al desaparecer las naves o aeronaves han perdido la vida las personas que se encontraban en ellas. en este supuesto la ley rebaja a un año el período de mera ausencia. Esta sentencia debe ser publicada en el Diario Oficial. 4. se disminuye a seis meses el plazo de mera ausencia. se fije el día presuntivo de la muerte y se conceda la posesión 70 . además la historia fidedigna de la ley indica que Andrés Bello en esta materia siguió a Delvincourt. En el caso de sismo o catástrofe.1. además si dentro del proceso se dictaron sentencias interlocutorias estas también deben publicarse en el Diario Oficial. 4. contados desde las últimas noticias del desaparecido. en lo que respecta al plazo de duración de la ausencia éste podrá ser de cinco años o seis meses .Intervención del Defensor de Ausentes. En el caso de pérdida de nave o aeronave. artículo 81 Nº 8.) Las personas interesadas en la declaración de la muerte presunta y que a su vez tienen derecho a hacerlo.Transcurso de los plazos de ausencia señalados por la ley. Además entre la declaración de muerte presunta y la última citación al desaparecido debe mediar al menos un plazo de tres meses. establece que se requiere para declarar la muerte presunta un período de cinco años de ausencia. En cuanto al computo del plazo la ley indica que debe contarse desde que se tuvieron las últimas noticias del desaparecido.2. citación que debe repetirse por tres veces en el Diario Oficial. El defensor de ausente.(art. al ley establece situaciones excepcionales en las cuales el plazo de desaparecimiento que se requiere es más corto. los testamentarios o abintestato que tenían dicha calidad a la fecha de la muerte presunta. Stitchkin es inaceptable. a la sociedad le interesa que se vele por los intereses del ausente. el profesor Luis Claro Solar opina que el plazo de cinco años se cuenta desde la fecha que se envían las noticias. cumplido los requisitos legales el juez declarará la muerte presunta y dará lugar a la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. artículo 81 Nº 9. La regla general dada por el artículo 81 Nº 1 del C. 4. Personas que pueden solicitar la declaración de posesión provisoria Solamente pueden solicitar la posesión provisoria de los bienes. 81 Nº3) 3. pues él señala que las noticias se conocen cuando son recibidas y no desde que son enviadas. mediando más de dos meses entre cada dos citaciones. 5. por ello.-Inserción de la sentencia en el Diario Oficial. fijación del día presuntivo de la muerte (artículo 81 Nº 6 C. los herederos presuntivos del desaparecido. el cual opinaba que el plazo debe contarse desde que se reciben las últimas noticias del desaparecido.

la cual se denomina sociedad conyugal. pasado seis meses de la últimas noticias de ella se puede decretar la muerte presunta de estas personas y se fijará el día de presuntivo de la muerte en la misma forma que el caso señalado anteriormente. (artículo 81 N 7) 2.C. para realizar este computo el juez tomará por regla general. Puede suceder que no pueda determinarse claramente ese día. 3. después de una año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas.. Efectos de la declaración de muerte presunta y decreto de posesión provisoria El juez al declarar la muerte presunta. pasando por alto la etapa de concesión de posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Excepciones legales a la determinación del día presuntivo de la muerte 1. Cumplidos los requisitos legales el juez (citaciones y transcurso de tiempo). Según el artículo 84 del C. declarará la muerte presunta del desaparecido. les concede la posesión provisional de los bienes del desaparecido. catástrofe o fenómeno natural se fijará como el día presuntivo de la muerte (artículo 81 Nº 9) Estos casos son interesantes. desde ésta se cuentan dos años y el último día de este período se fija como el día presuntivo de la muerte (el último del primer bienio) por ejemplo si las últimas noticias acerca del ausente se tuvieron el 4 de julio de 1995. el cual señalará en la sentencia. se puede solicitar la declaración de muerte presunta de dichas personas y el día en que ocurrió el sismo. a falta de pacto en contrario entre marido y mujer se forma una sociedad de bienes. pues también son excepcionales en el sentido que del período de mera ausencia se concede directamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. en dicho caso se sacará un promedio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso y se fijará como día presuntivo de la muerte el que indica ese promedio. se fijará como día presuntivo de la muerte el 4 de julio de 1997 y concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido el 4 de julio del 2000. fija el día presuntivo de la muerte y a continuación si hay herederos. como si por ejemplo la acción bélica hubiera durado una semana ininterrumpidamente. En el caso de una persona que recibió una herida grave en la guerra o han estado sujetas a peligros semejantes. por el hecho del matrimonio. podemos deducir que los efectos de la posesión provisional recaerán en los bienes del desaparecido. el juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro. El segundo caso planteado por la ley es el de las personas que se encuentran a bordo de naves o aeronaves desaparecidos. Los efectos más importantes son los siguientes: 1.provisoria de los bienes del ausente. y ha desaparecido con posterioridad y han transcurrido desde entonces cinco años y se han cumplido los requisitos legales. como punto de partida la fecha de las últimas noticias.Termino de la sociedad conyugal o del régimen de participación en los gananciales.Finalmente. por ende. terminará la sociedad conyugal o el 71 . decretará la posesión provisoria de sus bienes y fijara el día presuntivo de la muerte. como lo analizaremos más adelante. en virtud del decreto de posesión provisoria. no obstante también pueden pactar los contrayentes el régimen de participación en los gananciales.

artículo 86. los poseedores provisorios formarán ante todo un inventario solemne de los bienes. el artículo 1764 Nº 2 también se refiere a este efecto. 4. El artículo 46 dispone que la caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena.Obligación de hacer inventario. cada uno de los poseedores deberá prestar caución de conservación y restitución y hará suyos los respectivos frutos e intereses. salvo casos calificados. la hipoteca y la prenda. por eso se exige caución de conservación y restitución de los bienes.. según cual hubiera habido con el desaparecido. salvo caso 72 . régimen de participación en los gananciales.  Obligaciones de los Poseedores Provisorios: 1. o revisarán y rectificarán con la misma solemnidad el inventario que exista. artículo 89.C. los bienes en esta situación no podrán ser enajenados. por ende. artículo 84 6. Las medidas que la ley señala para proteger el patrimonio del ausente consisten básicamente en dos obligaciones que se imponen a los herederos. Solamente al producirse la declaración de posesión definitiva. pero los legatarios tendrán que esperar el decreto de posesión definitiva de los bienes del desaparecido.  Facultades de los Poseedores Provisorios: 1. artículo 270 Nº 2. Si bien como ya lo hemos expuesto la sociedad conyugal se disuelve en este segundo período de la muerte presunta. 2. artículo 84 C. Con esta medida al ley busca determinar de manera exacta la dimensión del patrimonio del ausente. artículo 89. éstos no pueden hacer uso de ellos en términos absolutos. Tiene el derecho de hacer suyos los frutos e intereses de los bienes cuya posesión provisoria se le conceden. según lo dispuesto en la parte final del artículo 84. artículo 91.Se produce la emancipación legal de los hijos. es por ello que deben adoptar una serie de medidas destinadas a asegurar dichos bienes. Cesan las curatelas si las hay. 2. No pueden enajenar los bienes cuya posesión provisoria se les ha concedido. si el desaparecido hubiere dejado alguno. decretada la posesión provisoria de los bienes del padre o madre desaparecido. 2. Expiran los mandatos si estos existieran y los poseedores provisorios representarán a la sucesión en las acciones y defensas contra terceros. artículo 97. los herederos podrán disponer libremente de los bienes del desaparecido. el matrimonio seguirá vigente pues sólo se disolverá con la declaración de la posesión definitiva según lo dispone el artículo 38 de la Ley de Matrimonio Civil. Son especies de caución la fianza. Representarán a la sucesión en las acciones y defensa contra terceros. Esta medida tiende a asegurar la correcta administración de los bienes del desaparecido por parte de los herederos.Obligación de rendir caución. Se procede a la apertura y publicación del testamento. 3.Se dará la posesión provisoria a los herederos presuntivos. según el artículo 491 5. 3. En caso de no existir herederos la herencia se declarará yacente. antes de que entren en la posesión provisoria de los bienes. salvo que corresponda al otro ejercitar la patria potestad. Concedida la posesión provisoria de los bienes del desaparecido a los herederos presuntivos.

es decir.1. el ausente en caso de reaparecer. para que sea procedente la enajenación o hipoteca de bienes raíces es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que exista causa necesaria o de utilidad evidente. b) Deberá oírse al defensor de ausentes . Carlos Ducci Claro. que responda a una necesidad impostergable o de una utilidad manifiesta para el patrimonio del ausente. b) La autorización judicial debe darse con conocimiento de causa.Enajenación de los bienes muebles. es decir. la nulidad sólo podrá ser alegada por la persona en cuyo beneficio la han establecido las leyes. es necesario que el motivo por el cual se va a proceder a la enajenación de los bienes inmuebles sea calificado. d) La venta debe hacerse en publica subasta.. año 1980.2. 3..2) que la enajenación signifique una utilidad evidente para los intereses del ausente. La acción de nulidad prescribe en el plazo de cuatro años desde el reaparecimiento. o a.. siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que el juez lo considere conveniente. Introducción.en el proceso de jurisdicción voluntaria destino a obtener dicha autorización judicial deberá ser oído el defensor de ausentes.Enajenación de los bienes inmuebles. VIGESIMA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer el fin de la existencia de las personas naturales” Temas  Término de la posesión provisoria  Posesión definitiva Lectura previa: 1)"Derecho Civil". La enajenación de bienes inmuebles o muebles hecha con omisión de alguna de las exigencias legales adolece de nulidad relativa.. ante el tribunal deberá acreditarse uno de estos motivos a. c) la venta debe hacerse en publica subasta. por razones de conservación del patrimonio el juez autorizará la enajenación de bienes muebles. el remate al mejor postor garantiza la corrección de la enajenación. Primera Edición. páginas 109 a 111 2) Código Civil. como lo sería por ejemplo que dichos bienes se estuvieran deteriorando por el paso del tiempo. La prueba de estos hechos le corresponde a los herederos. Editorial Jurídica de Chile. Por lo tanto. 73 . que exista una causa necesaria. lo que significa que el juez deberá tener todos los antecedentes que le permitan apreciar la concurrencia de los supuestos que la ley exige para la enajenación. los poseedores provisorios podrán vender todos o una parte de los bienes muebles. calificados señalados en el artículo 88. 3. c) Intervención del defensor de ausentes.1) necesidad de enajenar. Parte General. es decir.

Partes Preliminar y General. Cuando han transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias. Del Derecho en General. los frutos e intereses que hubieren percibido durante la ausencia. si el ausente reaparece los herederos deberán restituirle sus bienes. los herederos deberán restituir los bienes a los herederos testamentarios. pasando por alto la etapa de posesión provisoria: 1. Editorial Jurídica Ltda. Termino de la Posesión Provisoria. 2.Con la existencia de un testamento que distribuye los bienes en otra forma. artículo 81 Nº 7. 74 . Parte General. Introducción. Primera Edición.Con la dictación del decreto de Posesión Definitiva. Casos de excepción en que el juez concede inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del ausente. Tomo I. año 1994. se probare que el desaparecido tendría más de setenta años de edad. Editorial Cono Sur Ltda..Con la reaparición del ausente. Cuando una persona recibe una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante y no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces cinco años y cumpliéndose los requisitos legales. la edad del desaparecido si viviese. artículo 82. Editorial Jurídica de Chile. cualquiera que sea la edad del desaparecido si viviese. cualquiera que fuese. según consta en el inventario y deberán indemnizar los deterioros que por hecho o culpa suya han sufrido. páginas 111 a 114 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". 3. I. Carlos Ducci Claro.. La posesión provisoria puede terminar por tres causales: 1. los herederos podrán pedir al tribunal que se decrete la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. puede suceder que cuando se declare la muerte presunta de una persona se haya desconocido la existencia de un testamento en el cual el ausente distribuía sus bienes. al conocerse el testamento y la muerte del ausente. 2. y como consecuencia de este desconocimiento se ha procedido a repartir los bienes de una manera diversa a la dispuesta por el desaparecido. a la expiración de dichos diez años. año 1980. sin embargo. el juez la decretará cuando cumplidos cinco años desde las últimas noticias. año 1990. páginas 153 a 157 2)"Manual de Derecho Civil". artículo 82. el juez declarará la muerte presunta y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Primera Edición.Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". 216 a 220 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. en la misma forma que lo haría el ausente. Alessandri y otros Quinta Edición. pág. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. págs 378 a 389. 3. Hernán Larraín Ríos. pero la regla de mayor aplicación la constituye aquella que ordena decretar la posesión definitiva transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias. Cuando han pasado cinco años desde las últimas noticias que se tuvieron del desaparecido y se probare que han transcurrido 70 años desde el nacimiento del desaparecido. año 1996. Editorial Jurídica de Chile. cumplidas las exigencias legales. conservarán.

artículo 91 1. puede provocar la declaración de posesión definitiva 2. Personas que pueden solicitar la declaración de Posesión Definitiva:. como si éste realmente no existiese. casos en los cuales la sentencia declarará en primer lugar la muerte presunta. se entenderá por tal a todas aquellas personas que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido. como el usufructo se extingue a la muerte del usufructuario al propietario le interesa la declaración de muere presunta para recobrar el usufructo de la propiedad. en este caso junto con declararla el juez concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos. Características de este período: 1. es decir. el fideicomisario que es la persona favorecida por el fideicomiso. Los herederos que hasta ahora habían desempeñado el rol de custodia de los bienes del ausente. en la declaración de posesión definitiva no se declarará la muerte presunta. expedido este plazo se puede solicitar la declaración de la muerte presunta de los que se encontraban en la nave o aeronave.. por lo cual. 5. en el primer caso se supone que el desaparecido era usufructuario de un bien.PERIODO DE POSESION DEFINITIVA Es aquel en que se confiere a los herederos presuntivos el pleno derecho a goce y disposición de los bienes del desaparecido. como si en realidad hubiere fallecido. Una vez decretada la posesión definitiva es necesario inscribir la sentencia en el registro 75 . En el caso que se reputa perdida toda nave o aeronave que no aparece a los seis meses de la fecha de las últimas noticias que de ella se tuvieron. Después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos. 3. Cualquier que tenga interés en ello. se supone que ha fallecido. por lo que podrán enajenar los bienes. Por lo normal la muerte presunta se ha declarado al concederse la posesión provisoria de los bienes. Los propietarios y fideicomisarios de bienes usufructuados o poseídos fiduciariamente por el desaparecido. Los legatarios 3. sino que se autoriza a los herederos presuntivos a que se hagan cargo de los bienes del desaparecido. fijará el día presuntivo de la muerte y dará la posesión definitiva a los herederos presuntivos. en caso de declarase su muerte. con la declaración de posesión definitiva se comportan como reales herederos. el juez junto con declarar la concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos. Sin embargo. estas personas persiguen la restitución de la posesión de dichos bienes. por el hecho de verificarse una condición. es por ello que es perfectamente equiparable a la sucesión ordinaria. hacer la partición y adjudicaciones. Las posibilidades de que el ausente se encuentre vivo son escasas. es necesario recordar que existen situaciones de excepción en que el período de posesión provisoria no existe. 2. para estos efectos igualmente se deberán cumplir los requisitos y diligencias señaladas al tratar la posesión provisoria. 3.4. En la segunda hipótesis planteada el desaparecido que poseía fiduciariamente un bien. poseía una propiedad sujeta al gravamen de pasar a otra.

normalmente la apertura de la sucesión se produce en el período de posesión provisoria: Sin embargo.Enajenación de los bienes.Cesación de las cauciones y prohibiciones. 6. el estudiar la posesión provisoria vimos que al concederse aquellas los herederos debían rendir caución de conservación y restitución de los bienes del ausente.Se puede proceder a la partición. existe en este sentido una impropiedad del lenguaje usado por el Código la expresión rescisión se refiere a la nulidad relativa. 5. podrán proceder a nombrar partidor y dividir los bienes. de lo cual se derivaba la imposibilidad de enajenar los bienes.C. Rescisión del Decreto de Posesión Definitiva La ley ha reglamentado la terminación de este período bajo la denominación de RESCISION del decreto de posesión definitiva. los herederos podrán efectuar la partición de los bienes de acuerdo a las reglas generales. como si el deceso hubiere ocurrido. haciendo las adjudicaciones correspondientes. artículo 90 inciso 3º. desaparecida toda limitación los herederos. será abierta la sucesión. la disolución del matrimonio se produce en los cuando se concede la posesión definitiva de los bienes del causante. en cuanto al detalle de estos efectos podemos señalar que ellos son: 1. 3. pues esta supone un vicio que permite la anulación del decreto. lo cual es absurdo. la declaración es inoponible a terceros. señaladas en el Libro III del C. a juicio del profesor Stitchkin. pueden ejercitarse. porque las causales que el legislador señala para dejar sin efecto el mencionado decreto. según el artículo 38 de la Ley de Matrimonio Civil La regla general en materia de posesión definitiva.Disolución del Matrimonio. podrán libremente enajenar los bienes inmuebles. por lo tanto. artículo 91. según las reglas generales del derecho sucesorio Resulta también afectado el matrimonio.8y 9. los derechos que estaban subordinados a la muerte del ausente.C. 2. durante la posesión definitiva desaparece esta limitación y en consecuencia no se hace necesaria la mantención de las cauciones que se hubieren rendido. Efectos del Decreto de Posesión Definitiva Los efectos de la posesión definitiva de los bienes son fundamentalmente el de permitir a los herederos que dispongan de los bienes. Por ello es que declarada la posesión definitiva se procede a cancelarlas. 4...Faculta el ejercicio de ciertos derechos. pues se producirá la disolución del mismo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Matrimonio Civil. en los casos en que la declaración de posesión definitiva no hubiere sido precedida por la posesión provisoria. 76 . Esta materia esta regulada por los artículos 93 y 94 del C. Recordar los casos de excepción contenidos en los artículos y 81 Nº 7. no son vicios del mismo. en la práctica la constituye el artículo 82. En consecuencia habría resultado más adecuado hablar de revocación del decreto de posesión definitiva antes que de rescisión del mismo. los cuales podrán reclamar las especies legadas. Tal sería el caso de los legatarios. sino hechos que hacen variar las circunstancias que lo motivaron o se hacen presentes otros hechos que dan otro destino a los bienes del ausente.del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al último domicilio del desaparecido en Chile mientras tal inscripción no se efectúe.Apertura de la Sucesión.

en consecuencia. Si se tuviere noticias exactas de la muerte real del mismo.2. En esta hipótesis la ley también considera a una persona ligada al ausente durante el tiempo de desaparecimiento y no durante el tiempo que estuvo presente. es natural que el desaparecido pueda pedir que quede sin efecto el decreto de posesión definitiva.1. c) Rescisión en favor del cónyuge sobreviviente del ausente por matrimonio contraído en la época del desaparecimiento. es lo que dispone el artículo 92 Nº 2.1. En los casos en que la acción prescriba por el transcurso del tiempo deberá empezarse a computar el plazo desde la verdadera muerte del desaparecido Efectos de la rescisión del decreto de posesión definitiva En primer lugar debe señalarse que la rescisión del decreto debe obtenerse judicialmente. Son legitimarios: artículo 1182 b. él deberá pedir que se declare por sentencia ejecutoriada la nulidad del decreto de posesión definitiva. pues.1. y se desconocían al decretarse la posesión definitiva de sus bienes. En este caso. Los efectos de la declaración judicial. cualquiera que sea el lapso transcurrido desde la declaración de la posesión definitiva. son sus intereses los que están en juego. que se revoque la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y se proceda a considerarlos a ellos como herederos. Los ascendientes. 2.1. personalmente o representados por su descendencia b. el desaparecido podrá pedir su revocación. Si se tuvieren noticias exactas de la existencia del desaparecido. establece el artículo 93. o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento. y b. Los hijos. o de su cónyuge por matrimonio contraído en la misma época”. en consecuencia ellos no fueron considerados en dicho decreto y es por este motivo que pueden pedir. no hay tiempo ni prescripción para el derecho.3 El cónyuge sobreviviente Estos legitimarios han nacido o aparecido durante la ausencia del muerto presuntivamente. Si el presunto muerto reapareciere. b) Rescisión a favor de los legitimarios habidos durante el desaparecimiento b. su acción es prescriptible según las reglas generales.1. al darse a conocer. de tal modo que si hubiera reaparecido el ausente. la acción de rescisión del decreto de posesión definitiva es también prescriptible según las reglas generales.podrá rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere. solamente van a beneficiar a las partes que por 77 . se alude al cónyuge con quien el desaparecido a contraído matrimonio en la época de ausencia porque sus derechos no han sido considerados. y 3. En este caso.Casos en que tiene lugar la rescisión del decreto de posesión definitiva: La ley autoriza para pedir la rescisión del decreto de posesión definitiva en tres casos: 1. a) Rescisión a favor del desaparecido. Personas que pueden pedir la rescisión: “El decreto de posesión definitiva.

las hipotecas y demás derechos reales constituidos legalmente en ellos”. llegado el momento inesperado en que el ausente reaparece y reclama lo que era suyo surgen dos conflictos en relación con el ausente uno de ellos se presenta frente a los herederos que continúan poseyendo bienes del ausente y el otro conflicto esta dado con los terceros que han adquirido dichos bienes de parte de los herederos. subsistiendo las enajenaciones. a menos de prueba contraria”. los demás legitimarios para ser considerados tales. Estos problemas la legislación chilena los ha resuelto de la siguientes forma: Responsabilidad de los Herederos. el que día a día va adquiriendo mayor certidumbre. deberán accionar por su cuenta para obtener su reconocimiento. La idea general que prima en estas materias es la de reconocer la apariencia y protegerla si ella va acompañada de la buena fe. los cuales han actuado legítimamente.C. Por esta razón el artículo 94 Nº 5 establece que “para toda restitución serán considerados los demandados como poseedores de buena fe. Sin embargo. De acuerdo a estas ideas la rescisión da lugar a que el ausente o los legitimarios. Efecto respecto de los bienes: Durante el período de posesión definitiva. creándose un estado de sucesión aparente. siempre que su acción no se encuentre prescrita. La restitución se hará en el estado en que se encuentren los bienes. artículo 707 C. sólo a él exclusivamente se le considerará heredero y en consecuencia entrará en posesión de los bienes. En cuanto al valor de las enajenaciones los herederos no están obligados a entregarlo al ausente ya que la regla 4º del artículo 94 hace soportar al desaparecido todas las enajenaciones efectuadas al disponer “en virtud de este beneficio se recobraran los bienes en el estado en que se hallaren. existiendo dolo o culpa grave de parte de aquellos. surgen así dos intereses en pugna el de los terceros de buena fe y los del ausente. Stitchkin considera que esta solución 78 .sentencia judicial la obtuvieron. estos deben ser restituidos al beneficiado al producirse la revocación de la posesión definitiva. lo cual implica que los herederos no serán responsables por los deterioros que hayan sufrido. razón por la cual no es posible dejar caer sobre ellos el peso de la responsabilidad por la conservación de los bienes del ausente.) Lo antes expuesto significa que si conservan los bienes en su poder. Sin perjuicio de la idea de responsabilidad de los herederos por las enajenaciones o deterioros que hubieren producido en los bienes del ausente. han quedado liberado de las obligaciones de conservación y restitución que pesaban sobre ellos durante la posesión provisional.C. de tres legitimarios habidos en la ausencia del desaparecido. los herederos presuntivos son considerados como verdaderos propietarios de los bienes del ausente. si sólo uno de ellos solicita la revocación del decreto de posesión definitiva. salvo que dichos deterioro se deba a dolo o culpa grave caso en el cual serán responsables según las reglas generales del derecho. Según el profesor D. Situación que ha reconocido la ley y es por ello se ha concedido la posesión definitiva a los herederos. en consecuencia. Debido a que la desaparición prolongada del causante han hecho presumir su muerte. las hipotecas y demás derechos reales constituidos legalmente en ellos (artículo 94 Nº4 del C. Se ha podido proceder a la partición de la herencia e inclusive a hacer las correspondientes adjudicaciones y lo que es más grave han podido proceder libremente a enajenar los bienes del desaparecido. o el cónyuge según sea el caso recuperen los bienes en el estado en que se hallaren subsistiendo las enajenaciones. así por ejemplo. disposición que se somete a la presunción de buena fe genérica de nuestro derecho.

En conclusión. La ley a considerado que es más importante el interés de la sociedad que exige que existan titulares de los derechos para que los ejerciten. la misma regla será aplicable al caso de la hipotecas que se hubieren constituido sobre los bienes del ausente. que los intereses del ausente. no pesa sobre ellos responsabilidad alguna. o su existencia. en consecuencia. no se admitirá prueba alguna que se pretenda hacer valer para alegar buena fe. constituye mala fe” Esta presunción es de derecho. Parte General. La apariencia resultaría tutelada. VIGESIMA PRIMERA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz los atributos de la personas naturales” Temas  Atributos de la personalidad  El nombre Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Finalmente. presunción simplemente legal. de manera que el reaparecido carecerá de acción reivindicatoria para perseguir los bienes en manos de terceros. Sin embargo esta solución será aplicable solo en el caso de que exista buena fe por parte de los herederos y aún en este caso. páginas 111 a 114. pero se impediría el enriquecimiento sin causa de los herederos por medio de prestaciones internas entre ellos y el ausente. deberán reembolsar el valor de las enajenaciones al favorecido por la revocación de la posesión definitiva. sino también a los terceros. pues si falta dicha buena fe desaparece la tutela de la situación aparente y. los herederos no estarían obligados a entregar al beneficiado el valor de las enajenaciones efectuadas. Editorial Jurídica de Chile. por lo que los actos serían mantenidos. Carlos Ducci Claro. esta regla se aplica no solo a los herederos presuntivos. en dicho caso este recuperara sus bienes. 79 . presumiéndose la calidad de poseedor de buena fe de los herederos. los actos que hubieren celebrado con los herederos quedan a firme. por lo tanto. razón por la cual si se prueba que se conocía y se ocultó la muerte o la existencia del desaparecido. Introducción. éstos. En primer lugar las enajenaciones quedan a firme. Situación frente a los terceros Para los terceros. esta fue la intención del legislador. Se trata de actos aparentes. año 1980. que la ley consolida dado los acentuados visos de regularidad que ello reviste. los herederos presuntivos deben restituir los bienes en el estado en que se hallaren. La estabilidad de las relaciones y de los derechos adquiridos por terceros afecta el interés social. salvo las que provienen de la aplicación de los principios generales. pero sujetos al gravamen de la hipoteca. Esta es la solución que acepta la legislación francesa y alemana. Para los efectos de las relaciones entre ausentes y los herederos. de ahí la razón por la cual resulte sacrificado el interés del ausente con dicha regla. La mala fe solo se presume en ciertos casos excepcionales. según ya planteamos. lo que es una aplicación de la regla general en nuestro derecho que la buena fe se presume. podría exigirse dicho valor invocando un enriquecimiento sin causa. son considerados como poseedores de buena fe. encontramos una de tales presunciones en el artículo 94 Nº 6 que establece “El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido.será aplicable solo en el caso de buena fe por parte de los herederos. ya que dicha regla cierra la reglamentación de los efectos de la revocación del decreto de posesión definitiva. Primera Edición. En estas restituciones se aplican las reglas generales.

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS NATURALES. Hernán Larraín Ríos. la identificación de cada persona en relación con los demás. El estado civil y la nacionalidad no son elementos esenciales de la personalidad. Tomo I. por sí solo o con otras circunstancias. pues no por se apátrida un individuo deja de ser persona.389 y 404 a 421. I. Del Derecho en General. como por ejemplo la nacionalidad. Carlos Ducci Claro. el nombre. págs. El nombre se considera como un atributo esencial de la personalidad. páginas 117 a 123 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil".2) Código Civil. no todo atributo de la personalidad constituyen elementos esenciales de la misma. si bien es 80 . prorrogativas y potestades que se derivan para aquellos que ostentan tal beneficio. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. pues ésta supone la individualidad propia.. Primera Edición. La capacidad es quizás el más importante atributo de la personalidad a tal punto que se confunde con ella. Editorial Jurídica de Chile.. Parte General. en rigor. año 1990. Se entiende por atributo de la personalidad al conjunto de ventajas. Introducción. Editorial Cono Sur Ltda. todos los elementos esenciales de la personalidad son al mismo tiempo atributos de ellas. sin embargo. 221 y 226 a 232. no se puede considerar como tal. Por último el domicilio es un elemento esencial de la personalidad. pero no sirven para estructurar el concepto. Son atributos de las personas naturales: a) El nombre b) La capacidad c) El domicilio d) El patrimonio e) El estado civil f) La nacionalidad La doctrina ha considerado que son elementos o atributos esenciales de la personalidad la capacidad. desde el momento en que el ordenamiento jurídico parte de esa premisa para constituir el concepto de persona. Una persona que no tenga la posibilidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones. año 1980. hay atributos que contribuyen a formar el concepto de personalidad y otros no. Editorial Jurídica Ltda. el domicilio y el patrimonio. Alessandri y otros Quinta Edición. año 1996. pág. Editorial Jurídica de Chile. 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Por tanto. puesto que algunos que surgen sólo con motivo de la atribución de personalidad. año 1994. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de estimación pecuniaria. Primera Edición. el nombre permite. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". por cuanto constituye la sede legal de la misma el lugar donde se encuentra situada para la generalidad de las relaciones jurídicas. páginas 158 y 181 a 184 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.

así como cuando cambia de nombre el padre o la madre. aunque no haya reconocimiento.620 adquieren el estado civil de hijo de los adoptantes.(Ley Nº 4. cuando la declaración del requirente coincida con el comprobante del médico que haya asistido al parto. no obstante el oficial del Registro Civil puede negarse a inscribir ciertos nombres cuando los considere risibles o equívocos en cuanto al sexo de la criatura. por ende. en lo concerniente a las identidades del nacido y de la mujer que lo dio a luz. (artículo 31 Nº 3 de la Ley Nº 4. Los hijos matrimoniales o no matrimoniales adquieren los apellidos de los padres o los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido. Cambio de nombre Es una característica del nombre su inmutabilidad. El cambio de nombre puede efectuarse por vía directa o por vía consecuencial. La Ley Nº 17. desde el momento que consisten en ventajas. (modificada por la ley Nº 19. Los hijos adoptados conforme a la Ley Nº 19. en consecuencia.  Es el conjunto de palabras que sirven para individualizar jurídicamente a una persona. el nombre no podrá cambiarse sino en casos muy justificados. y extinguen sus vínculos de filiación de origen para todos los efectos civiles. se produce por vía consecuencial. PATRONIMICO FAMILIAR O APELLIDO y EL NOMBRE INDIVIDUAL. cuando cambian los antecedentes que la ley toma en cuenta para determinar el nombre de las personas.334 autoriza el cambio de nombre y apellidos El legislador comprendió que en muchos casos la mutación del nombre por vía principal constituía una necesidad y para tal efecto dictó una ley especial Nº 17. a) EL NOMBRE Conceptos  Es la asignación que sirve para individualizar gráfica y verbalmente a las personas  Es el signo que la ley impone a las personas para distinguirlas entre sí. ello no significa que ellos sean esenciales para configurar la institución de la personalidad. El nombre de pila del recién nacido será aquel que indique la persona que requiera la inscripción. Se dejará constancia de los apellidos de la madre. Adquisición del nombre individual o de pila.  Adquisición del nombre patronímico o nombre de familia.cierto que solo las personas pueden tener un estado civil o una nacionalidad. El nombre de la persona natural comprende dos elementos EL NOMBRE PROPIAMENTE DICHO.808 artículo 31 y Reglamento Orgánico del Registro Civil).808) En consecuencia las personas que solicitan la inscripción del recién nacido pueden señalar libremente un nombre de pila.334 publicada en el Diario Oficial de 22 de septiembre de 1970. Se produce por vía principal cuando se obtiene la mutación del nombre en virtud de sentencia judicial. prerrogativas. PERSONAL O DE PILA.585 de 26 de octubre de 1998) 81 . los hijos adoptados adquirirán el apellido de los adoptantes. con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley. más bien constituyen atributos de la misma. cargas y deberes que surgen con motivo de la atribución de personalidad.

Cualquier persona puede solicitar, por una sola vez, que se le autorice para cambiar sus
nombres o ambos a la vez, en los siguientes casos:
a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente;
b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles,
con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios, y
c) En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación,
para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para
cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales
d) En el caso de personas con apellidos que no son de origen español, para traducirlos al idioma
castellano.
El juez competente, para conocer las peticiones de cambio de nombre, es el juez de letras
en lo civil del domicilio del peticionario, la solicitud correspondiente debe publicarse en extracto
en el Diario Oficial de los días 1º o 15 de cada mes.
La oposición a la solicitud puede presentarse por cualquier persona que tenga interés en
ello, dentro del término de treinta días.
No debe autorizarse el cambio de nombre cuando el solicitante se encuentra actualmente
procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
La persona sólo puede usar en el futuro en todas las actuaciones su nombre propio o
apellido en la forma ordenada por el juez.
La sentencia que acoge la solicitud de cambio de nombre debe inscribirse en el Registro
Civil.
El cambio de apellido no puede hacerse extensivo a los padres del solicitante, y no altera
la filiación. Pero alcanza a sus descendientes sujetos a Patria Potestad, y también a los demás
descendientes que consientan en ello.
Si el solicitante es casado o tiene descendientes menores de edad, deberá pedir en el
mismo solicitud de cambio de apellido, la modificación pertinente en su partida de matrimonio y
en las partidas de nacimiento de sus hijos.
Se produce consecuencial, cuando el cambio de nombre viene a ser la consecuencia de
una situación jurídica dada, Así el hijo nacido antes del matrimonio de sus padres que tiene el
apellido de la madre, pasará a tener el apellido del padre por la celebración del matrimonio de
éstos.

Protección del nombre
En doctrina se distingue la protección civil de la protección penal.
Desde el punto de vista civil este problema se conoce como el Derecho al nombre. Este
derecho da lugar a dos acciones. La primera de ellas tiene por objeto asegurar el reconocimiento
de nuestro propio nombre, la cual es conocida con el nombre de acción de reclamación del
nombre. La segunda acción tiene por objeto impedir el uso irregular de nuestro nombre por parte
de un tercero, se llama acción en contestación de nombre, acción de supresión o reivindicación
del nombre.
Al respecto encontramos disposiciones del Código Penal y del C.C. que protegen el
nombre. El Código Penal castiga la usurpación del nombre como delito, artículo 215, además el
ofendido puede hacer efectiva contra el usurpador la responsabilidad civil proveniente del delito.

Por lo tanto, podrá con arreglo a lo establecido en los artículos 2.314 y 2.329 del C.C. exigir la
82

indemnización de perjuicios.

Naturaleza jurídica del nombre.
En doctrina se distinguen diversas teorías que explican la naturaleza jurídica del nombre
las más comunes son:

a) TEORIA DE LA PROPIEDAD, esta posición la sostiene autores como Aubry et Rau,
quienes consideran que sobre el nombre existe un verdadero derecho de propiedad,
fundamentan su posición en el hecho que el nombre puede oponerse erga homne,
lo que es a su vez una característica de los derechos reales y en particular del
derecho de dominio, el profesor Stitchkin critica esta teoría sosteniendo que esta
posición no sirve para reflejar la exacta naturaleza del nombre por cuanto éste no
se aviene con los caracteres de la propiedad, la cual es por esencia enajenable,
prescriptible y avaluable en dinero pues es de orden esencialmente patrimonial, en
cambio el nombre y el derecho al nombre se encuentran comprendidos según el
profesor Stitchkin dentro de los bienes extrapatrimoniales, además sostiene este
autor el nombre de pila y el apellido son llevados por miles de personas en el
mundo entero, de admitir esta teoría la propiedad sería sumamente confusa y
enredada.

b) TEORIA DE LA FILIACION los autores Colin y Capitant ven en el nombre la señal
distintiva de la filiación.

c) TEORIA DEL NOMBRE COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, esta es la
opinión que prima en los tratadistas modernos, Josserand y Perreau consideran que el
nombre es un signo distintivo y señalador de la personalidad. Existen una categoría de
derechos cuyo objeto es la protección de la personalidad humana,(conocidos como
derechos de la personalidad) como lo son el derecho a la vida, a la integridad física,
intelectual y moral de la persona, al honor, al crédito, etc., entre ese tipo de derechos
se encuentra el derecho al nombre, pues todos tenemos derecho a marcar con un sello
personal nuestras personalidades y evitar que ellas se confundan con otras, al
encontrarse el nombre entre los atributos de la personalidad, se encuentra fuera del
patrimonio y de ello se deriva una serie de características:
 Es incomerciable
 Es intransferible e intransmisibles, salvo para dar origen al nombre patronímico
 Es inembargable
 Es por regla general inmutable
 Es uno e indivisible
 Es imprescriptible
 Es irrenunciable.

VIGESIMA SEGUNDA SESION
Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer el domicilio

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como atributo de la personalidad.
Temas
 Conceptos de domicilio
 Elementos
 Clasificación
 Pluralidad de domicilios
 Importancia del domicilio
Lectura previa:
1)"Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 117 a 123
2) Código Civil ,
Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar
b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior
Lecturas post sesión:
1) "Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 123 a 134
Lecturas Complementarias:
1) "Lecciones de Derecho Civil", Hernán Larraín Ríos; Primera Edición, año 1994; Editorial
Jurídica de Chile; I. Del Derecho en General, páginas 185 a 193
2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Antonio Vodanovic Haklicka, Primera
Edición, año 1996; Editorial Jurídica Ltda.; páginas 235 a 245.
3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General, Tomo I, Alessandri y otros Quinta Edición,
año 1990; págs. 434 a 467

EL DOMICILIO
El domicilio precisa el lugar en que el individuo es considerado siempre presente,
aunque momentáneamente no lo esté, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
La función del domicilio no es otra que la de permitir ubicar la persona de una manera
regular, cierta y permanente, para todos los efectos jurídicos en un lugar determinado del
territorio.

Concepciones del domicilio.
 TEORIA CLASICA, para esta teoría el domicilio no es precisamente un lugar sino
más bien una noción ficticia y abstracta. Es más bien la relación jurídica entre una
persona y un lugar, donde ésta se considerará siempre presente para el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

 TEORIA DEL DOMICILIO O NOCION CONCRETA, el domicilio señala Marcadé
no es una relación establecida por la ley entre una persona y un lugar, sino que es el
asiento que la ley crea con el objeto de conseguir una relación. El domicilio según
esta teoría no es una noción abstracta y ficticia, sino concreta, es un lugar en que la
ley supone siempre presente a una persona para los efectos jurídicos.
 CONCEPTO LEGAL, el domicilio se encuentra definido en el artículo 59 del C.C.
“El domicilio consiste en la residencia, acompañada real o presuntivamente, del
84

ánimo de permanecer en ella”.
De esta definición se desprende que los elementos que configuran el domicilio son
dos: el ánimo y la residencia.
i) La residencia, es la permanencia física de una persona en un lugar determinado,
para que exista domicilio no se exige ningún lapso de permanencia, basta con
que se esté físicamente en un lugar con el ánimo de permanecer en él, para que
se configure el domicilio, aunque dicha permanencia sea breve.
ii) El ánimo, es la intención de la persona de continuar permaneciendo en el lugar
en que se encuentra. Es la intención de tener el lugar de la residencia como asiento
de su vida, de sus negocios, de su hogar.
Lo fundamental en el domicilio es la existencia de ánimo, por lo que es posible
concebir un domicilio sin residencia, pero no puede haber domicilio con la sola
residencia en un lugar, por ejemplo en el caso de un viaje de negocio, el domicilio de
dicho ejecutivo se encontrara en el lugar donde esté ubicada la central del
establecimiento, que normalmente es el mismo de su familia y la residencia se
encontrará en el lugar donde ocasionalmente se encuentra en el desempeño de su
comisión.
El ánimo según la definición dada por el Código Civil puede ser real o presunto, es
real cuando se manifieste, se de a conocer de un modo claro y explícito, será
presuntivo cuando la ley atendiendo ciertas circunstancias, lo presume. Se recurre
para ello a dos tipos de presunciones: presunciones positivas y presunciones
negativas.

Presunciones Positivas de domicilio, en estos casos la ley presume la existencia del
ánimo y en consecuencia, atribuye domicilio al individuo en el lugar en que el ánimo
incide, no obstante son presunciones simplemente legales y se encuentran establecidas
en los artículos 62 y 64 del C.C.
1. El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su
profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecinal.
2. Por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro
establecimiento durable, para administrarlo en persona.

3. Por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los
que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias
análogas.

Presunciones Negativas de domicilio, en estos casos la ley no presume el ánimo de un
individuo de permanecer en un lugar.
1. No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente,
domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún
tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte de su hogar doméstico o
por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del
viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en
algún tráfico ambulante.
2. El domicilio no se muda por el hecho de residir el individuo en otra parte,
voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus
negocios en el domicilio anterior.
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debe ser la necesaria para contratar. El domicilio especial es el que se refiere a ciertas y determinadas relaciones jurídicas y constituye el asiento de una persona solo para este tipo de relaciones. Domicilio general y especial Domicilio general de una persona es aquel que se tiene con respecto de la generalidad de las relaciones jurídicas de ella. en razón del estado de dependencia en que se encuentran con respecto de otras. Los elementos que integran este tipo de domicilio son: 1. 2. tienen su domicilio en ella. Domicilio legal.  Los que se hallen bajo tutela o curatela siguen el domicilio de su tutor o curador.  Los menores. convencional y real o de hecho Esta clasificación atiende a la forma en que se adquiere o se genera el domicilio: a) Domicilio Legal. determinado. o por consideración al cargo que desempeñan. Este domicilio hace suponer el domicilio político En síntesis nosotros tenemos nuestro domicilio civil o vecindad en Santiago y nuestro domicilio político se encuentra en Chile. mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios. para los efectos del acto jurídico en que se pactó. curas y otros eclesiásticos obligados a una residencia determinada. Se entiende por criado a la persona que ejecute un servicio doméstico y por dependiente al que ejerce una profesión de contenido intelectual como por ejemplo una secretaria  Según el artículo 66 “Los obispos. puede ocurrir que las partes cambien su domicilio general. Domicilio Político es el relativo al territorio del Estado en general. estas circunstancias no influyen en el domicilio convencional. El acuerdo de las partes. aunque conserve la calidad de extranjero. Clasificación del domicilio 1. El que lo tiene o adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena. La capacidad de las partes. o desterrado de la misma manera fuera de la República. El confinado por decreto judicial a un paraje. que viven bajo patria potestad siguen el domicilio paterno o materno. 3. Este domicilio es el que cae dentro de las fronteras de un país. b) Domicilio Convencional Es aquel que de común acuerdo pactan dos o más personas para los efectos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar una relación jurídica determinada. 86 . Domicilio político y civil Esta es la primera gran clasificación del domicilio dada por el legislador en el artículo 59. acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. 3. es aquel que la ley impone a ciertas personas. que se expresa en una cláusula del acto jurídico. 2. sin relación aun lugar determinado y nunca puede desaparecer Este tipo de domicilio tiene importancia en el plano internacional por esa razón el legislador dispone que “La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al Derecho Internacional” Domicilio Civil está constituido por la residencia en una parte determinada del territorio del Estado.  Los criados y dependientes tienen el domicilio de la persona a cuyo servicio están siempre que residan en la misma casa que ella. retendrá el domicilio anterior. sin embargo.

es decir. El juez competente para conocer de la quiebra es el del domicilio del fallido. La sucesión se abre en el último domicilio del causante. es el del último domicilio o residencia de cualquiera de los contrayentes en los últimos tres meses. artículo 134 C. basta que sea un instante 2. artículo 1588 3. parta estar en presencia de un domicilio voluntario se requiera que exista: 1. Ánimo de permanencia. por ejemplo casa de veraneo. artículo 154 C. sigue subsistiendo el domicilio convencional. La residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren 87 . Importancia del domicilio 1. art. Habitación es el asiento ocasional y esencialmente transitorio de una persona. El juez competente para declarar la muerte presunta. con respecto a un mismo individuo.O. es un hecho. El juez competente para demandar civilmente.O. Pluralidad de domicilios Cuando una persona tiene varios centros de actividad jurídica. ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo Residencia y habitación. que se sea capaz en el sentido de no estar sometido a ninguna de la reglas que según la legislación civil impone un domicilio legal. no se exige un período determinado de permanencia. por lo que puede conceptualizarse como el que adopta un individuo voluntariamente en un lugar determinado. El oficial de Registro Civil competente para celebrar el matrimonio. salvo estipulación en contrario se hace en el domicilio del deudor. Lo lógico es que si concurren los supuestos de un domicilio voluntario en varios lugares. 7. de hecho o voluntario Esta especie de domicilio constituye la regla general. Residencia es el lugar donde habitualmente vive una persona.T. Residencia. este elemento refleja la voluntariedad de la residencia que configura el domicilio 3. la persona tenga un domicilio plural. 6. Que se tenga capacidad para tener domicilio voluntario. 2. Importancia de residencia 1. es el del domicilio del solicitante. Al respecto el artículo 67 establece “cuando concurran en varias secciones territoriales. 8. 2. es contrariar la realidad y provocar dificultades practicas de todo orden. 955 4. es el del domicilio del demandado. es el del último domicilio del causante en Chile. se entenderá que en todas ellas se tiene. La escritura de adopción debe inscribirse en el Registro Civil correspondiente al domicilio del adoptado 5. establecer un único domicilio (Teoría de la unidad). El juez competente para conocer de asuntos no contenciosos. El domicilio determina el oficial del Registro Civil competente para celebrar el matrimonio. la residencia puede ser la misma o distinta del domicilio. circunstancias constitutivas de domicilio civil.T. c) Domicilio real. pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente. artículo 35 Ley de Registro Civil. El pago de una obligación en género.

Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. VIGESIMA TERCERA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer el estado civil como atributo de la persona natural Temas  Definición  Características  Fuentes  Sentencias en materia de Estado Civil  Prueba del Estado Civil Lectura previa: 1)"Derecho Civil". El artículo 14 del C. págs 422 a 433 ESTADO CIVIL El art. Introducción. Primera Edición.C. Editorial Jurídica Ltda. Claro Solar estado civil “es la posición o calidad permanente del individuo en razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla sometido a ciertas obligaciones”. Tomo I. 88 . año 1990. Carlos Ducci Claro. páginas 159 a 180 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. decir que es una calidad que habilita a un individuo para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones podría ser también una definición de capacidad o de nacionalidad. Editorial Jurídica de Chile. pues. 304 define el estado civil como “la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”. Esta definición a sido criticada por su vaguedad. Primera Edición. I. Además esta definición no hace referencia a las características clásicas del estado civil. La habitación hace las veces de domicilio respecto de las personas que no tiene domicilio ni residencia en otra parte. Editorial Jurídica de Chile. Importancia habitación o morada 1. año 1980. Hernán Larraín Ríos. Del Derecho en General. Para el prof. Editorial Cono Sur Ltda. domicilio civil en otra parte. 2. año 1980. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". páginas 232 a 234 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General.. Parte General. páginas 114 a 117 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Primera Edición. establece que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República. Alessandri y otros Quinta Edición. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile.. año 1996. páginas 123 a 134 2) Código Civil. año 1994. incluso los extranjeros. Parte General. Introducción.

LA OCURRENCIA DE UN HECHO. a esto el art.LA SENTENCIA JUDICIAL. La regla general en materia de sentencias es que estas sólo producen efectos entre las partes que han litigado (art. si fallece el contradictor legítimo durante la contienda es necesario citar a sus herederos para continuar con la tramitación del juicio. 318 agrega que el fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de los herederos aprovecha o perjudica a los coherederos que citados no comparecieron.. 2º. Al respecto el art. el artículo 315 señala que no sólo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio. así ocurre con el estado civil de casado y el reconocimiento voluntario de un hijo.. Por ejemplo no se puede ser casado y soltero a la vez. 2º Es uno e indivisible. sino respecto de todos debe entenderse que esta excepción tiene el alcance que la misma norma señala pues rige exclusivamente para los juicios de impugnación de paternidad o maternidad así lo establece cuando indica “relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea”. por ello no puede faltar las personas jurídicas no tienen estado civil. Efectos del Estado Civil Los efectos del estado civil son los derechos y obligaciones que de él derivan. que depende principalmente de sus relaciones de familia y que la habilita para ejercitar ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles”.. 2º). A su vez el artículo 316 señala los requisitos que deben cumplirse para que la sentencias a que se refiere el artículo 315 produzcan efectos absolutos: 1º. 2º. Características: 1º Es un atributo de las personas naturales. y 4º. sin que juegue en esta materia el principio de la autonomía de la voluntad.Que se haya pronunciado contra legítimo contradictor. Sólo 89 . no se pueden tener simultáneamente más de un estado civil derivado de la misma fuente. 317 señala que en la cuestión de paternidad será legitimo contradictor el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y en cuestión de maternidad el hijo contra la madre o la madre contra el hijo. el estado civil de hijo legítimo lo da la ley a la persona que fue concebida durante el matrimonio de sus padres. por ejemplo la muerte de uno de los cónyuges hace adquirir al otro el estado civil de viudo. Para Somarriva “es el lugar permanente de una persona dentro de la sociedad. pues.LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada.. en el caso de las sentencias que declaran verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo. es decir. lo señala la ley.. Sentencias en materia de Estado Civil.. En relación. 3º Es incomerciable 4º Es imprescriptible 5º Es irrenunciable 6º Los juicios sobre estado civil no pueden someterse a árbitros 7º Es permanente. Fuentes del Estado Civil 1º. no se pierde mientras no se adquiera otro que lo sustituya. Esta regla sufre una importante excepción en materia de estado civil. 3º.LA LEY. que declara que una persona es hijo de otra. 3º inc. Estos efectos son de orden público. es decir. Por lo tanto.

Si alguno de ellos no es citado no le afecta el resultado del juicio. 305 inc.808 del 10 de Febrero de 1930. El estado civil puede probarse por: a) Medios Principales b) Medios Supletorios a) Medios Principales Estos se encuentran constituidos por las partidas. cumpliéndose ese requisito les afecta la sentencia. en defecto de estas pruebas. 304 y ss. 3º. Se entiende por partida las inscripciones practicadas en los registros. 90 . Este servicio fue creado por ley el 17 de Julio de 1884. Registro Civil e Identificación. Posteriormente la ley de Registro Civil fue reemplazada por la Ley Nº 4. No obstante la ley no puede desentender de que pudieren no haberse realizado las inscripciones o que se hayan extraviado los registros. En relación con esta materia.” Este artículo nos señala claramente la existencia de otros medios probatorios conocidos en doctrina como medios supletorios.Que no haya habido colusión en el juicio. que con algunas modificaciones en la que rige hoy. 2º de la ley Nº 4. 1º señala que el estado civil de casado o viudo. y de nacimiento o bautismo. Por ello permite la existencia de otros medios de prueba supletorios.808 el registro Civil se llevará en duplicado y se dividirá en tres libros que se denominarán: a) De los nacimientos. es lógico que los hechos asentados en tales registros constituyan el medio idóneo de prueba del estado civil. Según el art. por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y. es necesario recordar la existencia de un servicio público denominado Registro Civil e Identificación. El art. y de padre madre o hijo se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de matrimonio. que comenzó a regir el 1º de Enero de 1885. Para la jurisprudencia son los requisitos o asientos de matrimonios y actos que se inscriben en las parroquias o en el Registro Civil. Al respecto el art. por la notoria posesión de ese estado civil.. art. b) De los matrimonios y c) De las defunciones. háyanse o no hecho parte en el juicio. Como su nombre lo indica tiene por función primaria llevar un registro de los principales hechos constitutivos del estado civil de una persona. Estas reglas deben aplicarse con preferencia a las contenidas en el Título XXI del Libro IV “De la Prueba de las Obligaciones”. A su vez el artículo 309 establece que “La falta de la partida de matrimonio podrá suplirse por otros documentos auténticos. Prueba del Estado Civil La prueba del estado civil está sometida a reglas especiales establecidas en el Título XVII del Libro I. 319 indica que la prueba de la colusión en el juicio no es admisible sino dentro de los cinco años subsiguientes a la sentencia. Si existe un servicio público creado para llevar el registro del estado civil. de muerte.

por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y. esto es. constituyen plena prueba sobre los hechos de que dan constancia. Incumbe el onus probandi al que alega la falsedad. El artículo 200 establece que “ La posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación. c) Falsedad en las declaraciones. sus declaraciones se presumen verídicas. Es lógico que las partidas no pueden hacer fe de lo que las partes declaren por tratarse de un hecho que al Oficial Civil no le consta. también se llaman partidas las copias auténticas de ellas y en tal sentido las menciona el art. porque el invoca una situación anormal (que las partes mintieron). pues. señala el art. Esta causal de impugnación es de mayor importancia pues justamente la que se emplea en los juicios de nulidad de matrimonio por incompetencia del Oficial del Registro Civil. Impugnación de las partidas Las partidas del Registro Civil como instrumentos públicos. sin perjuicio. forma de impugnación contemplada en el art. en defecto de estas pruebas. 305 a 308. pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes. que pueden impugnarse si no son auténticas. 306 las partidas se presumen auténticas cuando están en la forma debida. por los padres. padrinos u otras personas en los respectivos casos. la ley permite probarlo con el certificado que expida el oficial del Registro Civil. 307 podrán rechazarse los antedichos documentos. el hecho de no ser una misma la persona a que el documento se refiere y la persona a quien se pretenda aplicar. Para destruir su valor probatorio es necesario impugnarlas y ellas se impugnaran por: a) Falta de autenticidad. b) Nulidad. La falta de la partida de matrimonio podrá suplirse por otros documentos auténticos. a pesar de que no está expresamente contemplada en la ley esta forma de impugnación. ella resulta lógica. a contrario sensu. d) Falta de identidad. b) Medios Supletorios La posibilidad de probar el estado civil por medios supletorios se encuentra establecida en el artículo 309. de acuerdo al art. impugnarse. desde que se trata de instrumentos públicos que deben cumplir ciertos requisitos cuya omisión acarrea su nulidad. Pero por otra parte. se presume que las partes dicen la verdad. Por eso. siempre que haya durado a lo menos cinco años continuos y se pruebe por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable. Los certificados y copias de inscripciones y subinscripciones tienen el carácter de instrumento público y surten los efectos de las partidas que hablan los arts. por la notoria posesión de ese estado civil”. Por ejemplo para probar el estado civil de casado se debe acompañar copia de inscripción de matrimonio. Podrán. Dado que las partidas originales es imposible producir pruebas. 305. haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata”. aun cuando conste su autenticidad y pureza. así por ejemplo si practicó la inscripción un funcionario incompetente. si se han falsificado.” 91 . Ello significa. 308 “Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio. de que esta presunción pueda destruirse probando que no era cierto lo que en ella se dijo. probando la no identidad personal.

1º Prueba del estado civil por otros documentos auténticos En general se ha entendido que cuando el artículo 309 hace referencia a “otros documentos auténticos” se está refiriendo a otros instrumentos públicos. El primer problema que plantean estos medios supletorios es si para recurrir a ellos. la clase de los otros documentos auténticos que puedan usarse para suplir la falta de partidas. al resolver que “aun admitiendo que los instrumentos referidos no pueden ser considerados públicos por defectos en cuanto a su legalización. Un segundo problema que plantea el artículo 309 es si la ley a dispuesto un orden en el uso de los medios supletorios. pues la posesión notoria sólo se admite en defecto de los otros medios supletorios. Por la misma razón. Somarriva tiene una opinión diferente. que es la última de las pruebas aceptadas por el art. el juez podrá ser más liberal para dar por establecida la posesión notoria. 1699 al definir el instrumento público. al igual que lo está la directa. Esto es que guarden relación de identidad con la situación original. La jurisprudencia ha resuelto que debe entenderse que falta una partida tanto cuando no existe como cuando no es posible racionalmente conseguirla. es necesario acreditar la falta o extravío de la partida. la funda en el artículo 313.”. en el orden que ha dispuesto el art. al respecto no hay unanimidad en la doctrina. hizo una distinción clara entre instrumento público e instrumento auténtico. A pesar que la mayor de la doctrina se inclina por esta posición el profesor Fueyo tiene una posición diversa pues sostiene que la ley no ha determinado. si esta prueba o explicación existe. La cátedra estima que el art. La Corte Suprema ha fallado en el mismo sentido en sentencia del 2 de junio de 1986. la prueba supletoria debe estar sometida. La prueba del estado civil por medios principales (partidas) no ofrece problemas. 309 admite como medio supletorio “las declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata. ni menos se ha impedido el empleo de varios de ellos para el establecimiento del estado civil de un modo fehaciente. equipara ambos términos. el profesor Fueyo y la jurisprudencia son concordantes en considerar que en ninguna parte la ley exige que los medios supletorios de las partidas se usen sucesivamente. 309. esta prueba sólo será admisible cuando los hechos que constituyen el estado civil puedan ser presenciados. la jurisprudencia ha fallado en el mismo sentido. a un severo control para evitar que la prueba de un estado civil complejo por medios supletorios sea más sencilla que la que pueda lograrse por medios principales. De manera que se exigen testigos presenciales. se explique y pruebe. estos se producirán cuando se emplean los medios supletorios. por lo que se podrá probar por testigos el hecho de que una mujer dio a luz un niño. porque ése es un hecho que pudo ser observado. de todos modos deben ser considerados auténticos para los efectos excepcionales que contempla el artículo 309 del Código Civil”. Para el profesor Claro Solar es evidente que si la ley admite suplir la falta de éstos documentos por otras pruebas. en forma alguna. 309 establece un cierto orden. 2º Prueba del estado civil por testigos presenciales El art. puesto que el art. diciendo que de él se desprende que el único efecto que produce el no explicar o probar satisfactoriamente la falta de partidas es el mayor cuidado que deberá poner el juez en lo que se refiere a la prueba de la posesión notoria. es necesario acreditar aquella falta para que las pruebas supletorias sean admisibles y así lo manifiesta el art. 309. pero no se podrá probar con testigos que una persona es padre legítimo de 92 . y exige solamente que sean auténticos. 313 al exigir que para admitir la notoria posesión del estado civil.

y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos. Carlos Ducci Claro. Primera Edición. fuentes su adquisición y pérdida. VIGESIMA CUARTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la capacidad y la nacionalidad como atributos de la persona natural Temas  Capacidad: definición. consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales (nombre y trato) y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido y por el vecindario de su domicilio en general (fama) Requisitos de posesión notoria para que sirva de prueba de estado civil de casado 1) Posesión tiene que ser pública y no clandestina (arts. 310. en la forma y con los requisitos señalados en el artículo 271 Nº 3. clasificación  Nacionalidad. año 1993. Carlos Ducci Claro. el trato y la fama. Introducción. Editorial Jurídica de Chile. proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente.271 se puede probar la posesión notoria del hijo natural. 310 y 311) 2) Debe ser continua (art.” La posesión notoria del estado de matrimonio. Sólo se pueden probar por este medio los estados civiles de cónyuge y de hijo legítimo pues sólo a ellos se refieren los artículos 310 y 311. Alberto Lyon Puelma. 312). 222 a 224 93 . en general. Parte General. principios. concepto. Primera Edición. Parte General. Introducción. derechos y deberes de la nacionalidad. La posesión notoria del estado de hijo se acreditará probando que el padre. páginas 114 a 117 2) Código Civil. Primera Edición. Editorial Jurídica Ltda. le hayan reputado y reconocido como tal.otra. 3º Prueba del estado civil por la posesión notoria Se entiende por poseer un estado civil. su goce público sin protesta ni reclamo de nadie. 312) 3) Debe haber durado 10 años continuos a lo menos (art. año 1996.. Además a partir de la ley Nº 10. Primera Edición. prueba. año 1980. pág. dice el art. Antonio Vodanovic Hahlicka. páginas 135 a 143 Lecturas Complementarias: 1) "Teoría de la Personalidad”. Editorial Jurídica de Chile. y que éstos y el vecindario de su domicilio. madre o ambos le hayan tratado como hijo. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Lectura previa: 1)"Derecho Civil". año 1980. Ediciones Universidad Católica de Chile páginas 107 a 126 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. tres elementos constituyen la posesión notoria de un estado civil: el nombre.

págs. El incapaz absoluto no puede ejercitar el derecho bajo ningún respecto o circunstancia y solo puede actuar en la vida del derecho mediante la representación legal. El tema de la capacidad se analizará más detenidamente cuando estudiemos la 94 . LA CAPACIDAD Desde el nacimiento el ser humano puede ser sujeto de relaciones jurídicas. Alessandri y otros Quinta Edición. CAPACIDAD DE GOCE Consiste en la facultad o aptitud de una persona para adquirir derechos. Uno de los atributos de la personalidad es la capacidad de goce. Esta posibilidad es la que se denomina capacidad de ejercicio. artículo 1447. Incapacidad Absoluta. 3. la cual se define como la aptitud de una persona para adquirir derechos. Las incapacidades a su vez pueden ser: absolutas. existencia legal. Los incapaces relativos pueden actuar autorizados por su representante legal o representados por él. es la que permite ejecutar derechos o ejercitarlos bajo determinado respecto y en ciertas circunstancias. Pero el ser titular de derechos no implica necesariamente el que se esté habilitado para ejercitarlos personalmente. 2. artículo 1445 inc.. 1. son incapaces absolutos los dementes. año 1990. final. son incapaces relativos los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. 389 a 402. es por eso que el estudio de la capacidad se centra en las incapacidades. puede ser titular de derechos pues adquiere personalidad. es la que impide celebrar ciertos actos especialmente preestablecidos y que son prohibidos a determinadas personas. es aquellas que impide ejecutar acto jurídico alguno. sin el ministerio y autorización de otro. los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. En otros términos. La capacidad de goce es inherente al concepto de persona. excepto aquellas que la ley declara incapaces. relativas y especiales.3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. toda vez que lo que constituye en esencia la personalidad es la posibilidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones. Incapacidad Especial. El artículo 1446 nos da la regla general en materia de capacidad al establecer toda persona es legalmente capaz. no todas poseen capacidad de ejercicio. Si bien toda persona. como por ejemplo el artículo 1796 establece una incapacidad especial pues impide la celebración de contrato de compraventa entre cónyuges no divorciados perpetuamente. las que pueden ejecutar libremente todo otro tipo de actos. CAPACIDAD DE EJERCICIO Es la aptitud legal para adquirir derechos por si mismo. Toda persona por el hecho de ser tal tiene capacidad de goce. Editorial Cono Sur Ltda. de tal modo que es inconcebible que pueda existir una persona que carezca de esta capacidad o que teniéndola carezca de personalidad. aunque pueden ser titulares de derechos no pueden ejercitar sus derechos por sí mismos. Incapacidad Relativa. por ser tal tiene capacidad de goce.

1. teoría del acto jurídico más específicamente los requisitos de validez de los mismos. y la formación de un 95 . con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno.” A su vez el artículo 10 del la Constitución Política de la República expresa: “Son chilenos: 1º. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena. son aquellas en que se adquiere la nacionalidad por nacimiento en un determinado territorio. Los demás son extranjeros. y. tiene su fundamento más que nada en la nacionalidad de los padres.Fuentes biológicas o naturales. hallándose cualquiera de éstos en actual servicio de la República. Los nacidos en territorio de Chile.1. 2º. Jus sanguinis o nacionalidad por extracción o parentesco.. podrán optar por la nacionalidad chilena. derivadas o legales. 3º. Este principio es la base de las legislaciones europeas.Los hijos de padre o madre chilenos. tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. con excepción de la doble nacionalidad 4) La pérdida de la nacionalidad no debe imponerse como pena. tiene su fundamento en el afecto natural del hombre por el suelo en el cual nación.”. son aquellas que establecen un vínculo artificial. de otorgamiento. todos los que. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero.2. sin embargo. Principios de la Nacionalidad 1) La nacionalidad no debe imponerse 2) Toda persona debe tener una nacionalidad 3) Ningún individuo debe tener más de una nacionalidad. Este principio es la base de las legislaciones sudamericanas.Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley. LA NACIONALIDAD Es el vínculo jurídico y político que une a un individuo con un estado determinado estableciendo derechos y deberes recíprocos. Jus soli o nacionalidad por nacimiento. Adquisición de la nacionalidad El artículo 56 del Código Civil establece que “Son chilenos los que la Constitución del Estado declare tales. 4º. y de los hijos de extranjeros transeúntes. los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. nacidos en el extranjero. Fuentes adquiridas. por el solo hecho de avecindarse por más de un año en Chile. por ejemplo la nacionalización. renunciando expresamente a su nacionalidad anterior. 2. negativa y cancelación de las cartas de nacionalización. quienes se considerarán para todos los efectos como nacidos en el territorio chileno. en virtud de un tratado internacional conceda este mismo beneficio a los chilenos: Los nacionalizados en conformidad a este número. Fuentes de la nacionalidad Distinguimos dos tipos de fuentes: 1. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en país extranjero que. Esta fuente se divide a su vez en dos principios 1.

ser inscritos en el Registro Civil chileno de la misma forma señalada para los hijos de quienes se encuentran en el extranjero al servicio de la República.Por prestaciones de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. Las personas que se encuentren inscritas en el Registro Civil prueban su nacionalidad mediante el correspondiente certificado de nacimiento. quién remitirá los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores. así considerados por ley aprobada con quórum calificado. asimismo. los hechos se apreciará.2. 4. determina la forma cómo se recupera la nacionalidad por parte de aquellos que la han perdido Prueba de la nacionalidad. no estando el padre o madre al servicio de la República pueden. Pérdida de la nacionalidad Esta se encuentra establecida en el artículo 11º de la Constitución que señala: “La nacionalidad chilena se pierde: 4.5.4. 4. salvo en el caso de aquellos chilenos comprendidos en los números 1º.1. 4.  Patrimonios de afectación 96 . Los hijos de chilenos nacidos en el extranjero. siempre en conciencia. deben inscribirse ante el Cónsul. estando la madre o padre al servicio de la República.Por cancelación de carta de nacionalización. En estos procesos. VIGESIMA QUINTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer el patrimonio como atributo de las personas naturales Temas  Conceptos de patrimonio  Funciones de patrimonio  Teorías que explican el patrimonio.3.Registro de todos estos actos”. al que conocerá como jurado. Por nacionalización en país extranjero. no basta en este caso la carta de nacionalización.Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. La interposición de este recurso suspenderá los efectos de la cancelación de la carta de nacionalización. Los nacidos en el extranjero.” En cuanto a la recuperación de la nacionalidad el artículo 12 de la Constitución.2º y 3º del artículo anterior que hubieren obtenido otra nacionalidad sin renunciar a su nacionalidad chilena y de acuerdo con lo establecido en el Nº 4 del mismo artículo. que a su vez certificará la autenticidad de los documentos y los envía al Registro Civil para que sean inscritos en el registro de la primera sección de la comuna de Santiago. art. de la que podrá reclamarse dentro del plazo de treinta días ante la Corte Suprema.Por sentencia judicial condenatoria por delitos contra al dignidad de la patria o los intereses esenciales y permanentes del estado. 12. Los nacionalizados prueban la nacionalidad mediante certificado otorgado por el Ministerio del Interior. 4.

autores que consideran el patrimonio como un atributo de la personalidad y lo definen como: " Una universalidad jurídica. Sus más destacados exponentes son Aubry et Rau. cuyos principales exponentes son Aubry et Rau.Para la doctrina clásica. Editorial Jurídica de Chile. año 1990.Planiol y Ripert. el patrimonio es una universalidad jurídica compuesta por todos los derechos y obligaciones apreciables en dinero que tienen por titular a una misma persona. Antonio Vodanovic Haklicka. Editorial Jurídica de Chile.C. Introducción. 2. EL PATRIMONIO En sentido amplio. se han elaborado teorías que explican el patrimonio. Carlos Ducci Claro. lo definen como: "El conjunto de derechos y cargas (obligaciones) apreciables en dinero..TEORÍAS OBJETIVAS Teoría subjetiva o personalista o patrimonio personalidad o teoría clásica. Primera Edición. el patrimonio constituye el conjunto de bienes que pertenecen a una persona y que tiene un valor económico. Primera Edición. Primera Edición. páginas 135 a 143. Primera Edición. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Teorías sobre el patrimonio En doctrina. avaluables en dinero que pertenecen a la esfera jurídica del sujeto de derecho ya sea activa o pasivamente. 468 a 474 4) "Teoría de la Personalidad”. Editorial Jurídica de Chile. páginas 148 a 151. Editorial Cono Sur Ltda. compuesta por todos los derechos y obligaciones apreciables en dinero. en las cuales se distinguen dos grupos: 1.).. págs. Alberto Lyon Puelma. 2) Código Civil. año 1996.Es el complejo o conjunto de relaciones jurídicas. 3. Parte General. Primera Edición. constituyendo una universalidad de derecho". Introducción. 97 . ( es la que adhiere nuestro C. I. Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Tomo I Alessandri y otros Quinta Edición. Editorial Jurídica Ltda. año 1994.. páginas 184 a85 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. año 1980. Ediciones Universidad Católica de Chile páginas 127 a 140.Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Carlos Ducci Claro. Hernán Larraín Ríos. Y 2. esto es. Parte General. que tienen por titular a una misma persona".TEORÍAS SUBJETIVAS O PERSONALISTAS. páginas 246 a 254 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. año 1993. Conceptos 1. Del Derecho en General.. año 1980. apreciables en dinero..

el beneficio de separación (1378). la teoría personalista no concibe nunca un conjunto constitutivo de un patrimonio sin una persona que sea titular y afirma que toda persona posee un patrimonio y nada más que uno. que son avaluables en dinero. tiene patrimonio. sobre los cuales puede tener derechos que ejercitar. y hasta. salvo el caso de fraude (ejercicio de acción pauliana). sin embargo. El pasivo comprende sus obligaciones y por la universalidad jurídica que es el patrimonio. En virtud del cual. La transmisión universal del patrimonio sólo es posible al fallecimiento de su titular. con la sola excepción de los derechos y obligaciones intransmisibles. Sostiene que el patrimonio es la personalidad misma del hombre.Es una universalidad jurídica. el patrimonio reservado de la mujer casada (150). Características: 1. La garantía general de los acreedores. porque unos y otros se van reemplazando por nuevos derechos y obligaciones. pasan a responder de sus obligaciones. del deudor en manos de terceras personas. El contenido es variable en cantidad y calidad. 4. sino también. Todo esto es posible porque en virtud del mecanismo de la subrogación real de los nuevos bienes y derechos que el deudor adquiere.. Pero es la ley la que hace excepciones a los principios de unidad e indivisibilidad del patrimonio. los que puedan adquirir en el futuro. Si una persona enajena cuanto posee. elementos son intercambiables y así los bienes pueden enajenarse. conservará sin embargo su patrimonio. con potencialidad económica. en sentido subjetivo.. pero el patrimonio siempre será el mismo. es decir. el deudor responde con todos sus bienes a las obligaciones. considerada en sus relaciones con los objetos exteriores.El patrimonio es inseparable de la persona. En substancia el patrimonio. no cambia nunca (Baudry- Lacantinerie).Toda persona tiene necesariamente un patrimonio. de carácter pecuniario. El patrimonio es un continente distinto de su contenido activo y pasivo. potencialmente.Sólo las personas tienen patrimonio 3. expresa que " una persona puede poseer muy pocas cosas. como ocurre con el beneficio de inventario (1247). Debido a esa conexión entre patrimonio y personalidad. Así considerado el patrimonio tiene un activo y un pasivo. no tener más que deudas. no tener derechos ni bienes de ninguna clase. el patrimonio es UNO e INDIVISIBLE como la personalidad misma. Un patrimonio no necesariamente encierra un valor positivo.. las obligaciones pueden extinguirse. El activo comprende los bienes y derechos de la persona. no les da derecho a perseguir los bienes (como ocurre en el derecho real de prenda). El patrimonio en sí mimo. 98 . pero sin que esto le impida desprenderse de los bienes. su activo responde por el pasivo. ciertos aventureros. 2. Planiol.La doctrina clásica estima también que el patrimonio comprende aquellos derechos y obligaciones de valor pecuniario.. ni los acreedores pueden impedir las enajenaciones que haga el deudor.. Por eso no sólo comprende los bienes ya adquiridos. algo distinto de los bienes. se identifica con la aptitud de la persona para adquirir bienes. en cuyo caso a sus herederos. Este carácter de universalidad jurídica del patrimonio es el fundamento del derecho de garantía general que los acreedores tienen sobre los bienes del deudor. según el mecanismo de la subrogación real. patrimonio no significa riqueza. independiente de toda noción de espacio y tiempo. 5. es decir. De ahí que sus. derechos y obligaciones que lo integran. puede ser una bolsa vacía y no contener nada". El patrimonio dura cuanto dura la persona y mientras viva no puede ser privada de él.

en que él se concibe como un conjunto de derechos y obligaciones de valor pecuniario unidos por su afectación a la realización de un fin común. prácticamente se ha abandonado la noción del patrimonio atributo de la personalidad y se ha abierto camino la doctrina alemana de patrimonio de afectación o patrimonio fin o destino. son tan numerosas que pueden constituir la generalidad: cada masa de bienes con un activo y pasivo propios y destinada a un fin especial constituyen los patrimonios separados y reservados.El patrimonio puede existir desde que se afectan los bienes a un fin lícito. pero ello sólo a efectos de su mejor control o administración. no es menos cierto que tienen por objeto satisfacer tanto un interés individual como un interés colectivo o social. el patrimonio es una creación del derecho objetivo. sino su afectación a un destino.Una persona puede tener varios patrimonios.. De suerte que. En virtud de esta teoría se prescinde de todo ligamen con la persona y en él se ve una masa de bienes afecta a un fin. para esta corriente cabe un patrimonio sin titular o que una persona tenga varios patrimonios. 99 . estriba en que el uno no responde de las obligaciones que corresponden al otro. a una misma destinación. De lo anteriormente expuesto se desprenden una serie de consecuencias diametralmente contrarias a la concepción clásica: 1. derechos y obligaciones y su expresión mediante una cifra resulta de la comparación de su composición activa y pasiva. pero si es persona. Pues si bien ordinariamente los bienes están sometidos a una sola voluntad. ya que pueden haber tantos patrimonios cuantos fines distintos haya. Ergo. 2. el derecho de garantía general de los acreedores queda limitado al patrimonio en que se contrajo la obligación. admitidas en la doctrina clásica. Las excepciones al principio de la unidad del patrimonio. lo que alcanza especial relieve cuando ese conjunto aparezca independizado del patrimonio personal. el patrimonio no es una entidad abstracta.. Dentro de este último patrimonio. que la criatura que acaba de nacer no necesariamente tiene patrimonio. o sea. Particularmente podrá contar con un patrimonio inmobiliario y con otro mobiliario. Lo que crea la cohesión entre sus elementos no es la sujeción al poder de la voluntad de la persona. Estas instituciones son el beneficio de separación (1378) y el beneficio de inventario (1247).Legalidad. Por estas razones. no cabe la creación por voluntad de su titular de otros varios y distintos de relevancia jurídica.. 3. de manera que le heredero resulta siendo titular del suyo y del que perteneció al causante. afirmar que toda persona tiene patrimonio es confundir las nociones que deben diferenciarse. es una realidad positiva. teoría del patrimonio o del fin o de afectación. Es así.La personalidad es distinta del patrimonio. Además el patrimonio es susceptible de aumentar o disminuir.. El derecho es quien autoriza en ciertos casos a considerar unitariamente un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas. comporta un activo y un pasivo. Desde esta perspectiva el patrimonio "ES UN CONJUNTO DE BIENES CON VALOR ECONOMICO Y AFECTADOS A UN DESTINO COMUN" Según esta doctrina el error de la doctrina clásica radica en personificar ese fin.Teoría objetiva. Por ejemplo: En el derecho sucesorio hay dos instituciones que impiden la confusión del patrimonio del causante con el del heredero. La principal importancia de la pluralidad de patrimonios. Características: a.

c.nunca con trascendencia ante el derecho. pero doctrinariamente se discute si hay o no transmisibilidad. d. se reducen a la idea común de valor.. De ahí que la salida de un bien por su venta.Unidad: El patrimonio es considerado como una unidad ideal. por ejemplo. El patrimonio. lo que explica que el artículo 2465 diga que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes.Intransmisibilidad . los bienes que lo componen. que es lo que provoca el nacimiento de distintos tipos de patrimonio. Hoy. La garantía de los acreedores es el patrimonio de su deudor. pues hay veces en que deudas de un patrimonio pueden hacerse efectivos sobre otro. presentes y futuros. en última instancia. es absorbido por otro o es liquidado dado que en el caso de la herencia. Por ello el patrimonio posee una identidad sustancial. por el precio recibido o por la acción para exigirlo. sin que por ello se afecte el patrimonio considerado en sí mismo. es intransmisible e intransferible. una universitas iuris. 100 . cualquiera que fuere en un momento determinado de los bienes que en él se hallen. éste o aquel bien que en el momento de contraer la deuda está allí o en el momento de hacerla efectiva por la vía judicial. No ése.. la intransferibilidad no ha planteado problemas. Se podrán transmitir o transferir. en cuanto tal. el patrimonio. b. Hay que reconocer que al lado de los casos en que la autonomía y la independencia son totales. hay otros supuestos en que sólo es imperfecta o de segundo grado. e. que un patrimonio no responderá por las obligaciones contraídas por otro ..Instrumentalidad: la creación jurídica del patrimonio no se lleva a cabo caprichosamente.. (salvo que ésta se acepte con beneficio de inventario). al hablar de patrimonio se habla de autonomía.Autonomía. una concepción distinta llevaría a concluir que una persona tiene tantos patrimonios como herencias haya recibido. En tal sentido. es decir. La respuesta debe ser negativa. Porque. en mayor o menor grado. para la teoría del patrimonio. Por lo general. Todos los elementos del patrimonio son fungibles dentro de un mismo patrimonio. sino para la consecución de determinados fines. su independencia en el orden específico de la responsabilidad por deudas significa la exclusión de posibles interferencias en este orden de un patrimonio respecto de otros. fin no puede aceptarse y sostenerse la noción de que una persona sólo puede tener un patrimonio intransferible e indivisible. pero nunca el patrimonio. opere una substitución inmediata de ése bien. un modo lógico de aprehender la pluralidad de relaciones activas y pasivas. es distinto de los elementos que la componen.

Introducción. El artículo 545 inc.. año 1994. Temas  Concepto  Naturaleza de la persona jurídica  Clasificación  Personas jurídicas de Derecho Público  Personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Primera Edición. capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente”. Parte General. Editorial Jurídica de Chile.VIGESIMA SEXTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la persona jurídica como sujeto de derecho. el representante más ilustre de esta teoría es Savigny. 487 a 526.Teoría de la Ficción. páginas 151 a 154 y 158 a 161 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil". Editorial Jurídica de Chile. para él las personas jurídicas son seres creados artificialmente capaces de tener un patrimonio. Primera Edición. Editorial Jurídica Ltda. págs. 4) "Teoría de la Personalidad”. Primera Edición. Primera Edición. Parte General.. I. año 1990. Esto se funda en razones de interés general pues supone la existencia de esas personas ficticias desprovistas de realidad. Primera Edición.147 a 192 PERSONA JURIDICA Son entidades colectivas que tienen una personalidad propia. Ediciones Universidad Católica de Chile páginas . año 1993. 101 . páginas 148 a 151 2) Código Civil. año 1980. 1º establece “Se llama persona jurídica a una persona ficticia. año 1996. páginas 194 a 197 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Introducción. año 1980. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Editorial Cono Sur Ltda. Doctrinas que explican la naturaleza jurídica de las personas jurídicas: 1. Carlos Ducci Claro. según esta corriente las únicas personas que existen son las humanas y las personas jurídicas tiene una existencia meramente ideal pues son ficciones creadas por el legislador. Editorial Jurídica de Chile. Antonio Vodanovic Haklicka. Hernán Larraín Ríos. haciéndolas jugar un papel análogo al de las personas humanas. Carlos Ducci Claro. páginas 271 a 285 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Del Derecho en General. Alberto Lyon Puelma. Tomo I Alessandri y otros Quinta Edición. independiente de la personalidad individual de los seres que la componen.

como se aprecia en el artículo 545. puedan tener capacidades diferentes. para Otto Gierke. la persona jurídica se trata de personas tan completas como las personas humanas. 3. Para ellas la regla general. Se critica el sistema de la ficción. b) Existiendo la persona jurídica. el profesor Francisco Ferrara sostiene que las personas jurídicas son asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujetos de derecho. La vida del grupo personificado. y sólo en la forma y extensión en que ha sido concedida. determinadas en forma objetiva. 2. además don Andrés Bello en esta materia siguió la doctrina de Savigny. una realidad abstracta. una realidad objetiva. asimismo. los derechos de las personas jurídicas no son de alguien. De acuerdo a estas ideas. resulta que las personas jurídicas por razón de ser seres ficticios. que fue uno de los autores que le sirvieron de antecedente en muchas partes del Código Civil. 4. el que. no pueden . Nuestro Código Civil acepta la teoría de la ficción. que al variar el criterio del gobierno deberían desaparecer. Teoría de la realidad técnica o abstracta. 2º y 547 del C. y aún privarlas de su personalidad y disolverlas. por cuanto la existencia y capacidad de la persona estaría subordinada al criterio que los gobiernos tengan sobre esta materia. es tan independiente de la vida de sus miembros como la vida del hombre lo es de cada una de sus células. es absurdo hacerla depender de la voluntad arbitraria del Estado. sino de algo. Así podrían existir personas jurídicas. a la inversa de lo que ocurre con las personas naturales. Clasificación de las Personas Jurídicas: Según los artículos 545 inc. persona jurídica. para autores como Brinz. sino que están destinados a un fin. en primer lugar. La personalidad jurídica aparece para este sistema como una creación del legislador. Teoría de la realidad objetiva. las personas jurídicas son patrimonios que no pertenecen a una persona determinada. Teoría del patrimonio. por excepción tendrán capacidad en los casos en que la ley se las concede. no pueden tener otra capacidad que la que la ley les reconoce. por lo mismo que la persona ha sido una creación suya. por cuanto se considera que las personas jurídicas responden a una necesidad real de la colectividad. las personas jurídicas se clasifican en 102 . Los puntos de crítica son los siguientes: a) Existe una verdadera realidad que se impone en la vida jurídica.C. del patrimonio. son realidades que se consideran un organismo social. La existencia de las personas jurídicas debe depender más bien del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones que la ley desea. Es lo que se llamaría patrimonio de afectación. se daría el caso que personas que persigan los mismos objetivos. existir sino por la voluntad de los poderes públicos y en segundo término. no reales. tiene el derecho de imponerles limitaciones. esto es. que desarrollen la misma actividad. será la incapacidad.

el Fisco. que es la persona jurídica soberana. dotado de personalidad jurídica de derecho público. a las reglas propias del Derecho Privado. se ocupan de ellas preferentemente el Derecho Administrativo. Son órganos por los cuales se manifiesta la voluntad de los particulares. de bienestar y progreso social.en consecuencia este tipo de personas jurídicas no se regirán por las normas del Título XXXIII del Libro I del C.personas jurídicas de Derecho Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado. En síntesis podemos concluir que personas jurídicas de derecho público son aquellas a las cuales está confiada la gestión de los servicios públicos y que se rige por las normas de Derecho Público. La enumeración que de ellas hace el legislador es sólo por vía de ilustración y de modo ejemplar. Otras personas son las Municipalidades. La principal de estas personas.  Establecimientos que se costean con fondos del erario.  Iglesias y comunidades religiosas. éstas se encuentran representadas fundamentalmente por las sociedades. los establecimientos que se costean con fondos del erario (Universidad de Chile).  El Fisco. las Municipalidades.. de orden. este cuando actúa en el campo de las relaciones particulares recibe el nombre de Fisco. (art. son congregaciones de personas que profesan las mismas creencias religiosas. I. que esta constituida por un pueblo organizado sobre un territorio bajo la autoridad de un poder supremo para fines de defensa..CON FINES DE LUCRO. éste señala en forma expresa que su título “De las personas jurídicas” no se extiende a las Corporaciones y Fundaciones de Derecho Público. las Municipalidades por la Ley de Municipalidades. como personas jurídicas de derecho público a .Personas Jurídicas de Derecho Público. estas Corporaciones y Fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales. como la Nación. señala el C. cuyos fondos son costeados por los haberes del Estado. las comunidades religiosas.C. 2º). por ejemplo la Universidad de Chile. unidas bajo ciertas reglas. II. las Comunidades Religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario nacional. en el de las relaciones patrimoniales.  Municipalidades son Corporaciones de Derecho Público asentada en una determinada sección del territorio nacional y encargada de la gestación de los intereses locales de dicha sección. 547 inc. cuando el estado actúa en el campo del Derecho Privado. las cuales se definen en el artículo 2053.  El Estado. así por ejemplo el Estado se rige por la Constitución y leyes complementarias. y además. le da su sello a las demás personas. salvo excepciones expresas.C. es la persona jurídica del Estado. este tipo de persona jurídica no se encuentra definida en el C.. “Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartirse entre sí los 103 . patrimonio y presupuestos propios.C. las Iglesias.Personas Jurídicas de Derecho Privado. son Servicios Públicos que funcionan con autonomía respecto del conjunto de los servicios generales del Estado o Municipio. son aquellas que persiguiendo un fin colectivo están reguladas por el derecho privado. recibe el nombre de Fisco y queda sujeto. es decir. y que precisamente. éstas a su vez se subclasifican en: a.

” Las personas jurídicas que persiguen fines de lucro o sociedades pueden ser civiles o comerciales.Sociedades Anónimas son personas jurídicas formadas por la reunión de un fondo común. 6. estas sociedades se rigen por las disposiciones del Código de Comercio. Es aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. 104 . cuando el patrimonio social resulta insuficiente para solventarlas. En consecuencia. Carlos Ducci Claro. Los socios responden personalmente de las obligaciones sociales. se regirán por las reglas contenidas en las disposiciones especiales. Introducción. son comerciales las sociedades cuando se forman para actos que la ley califica de actos de comercio. 4.Sociedad Colectiva. 5. esto fue precisamente lo que motivo a que posteriormente se creara un tipo de sociedad colectiva especial llamada de responsabilidad limitada. 2. distinta de los socios individualmente considerados. la sociedades civiles pueden ser colectivas o en comandita. en la que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. Todas estas personas que persiguen fines de lucro no se rigen por lo dispuesto en el título XXXIII del libro I del Código Civil según lo dispone el artículo 547. la sociedad forma una persona jurídica. páginas 151 a 154 y 158 a 161 2) Código Civil. VIGESINA SEPTIMA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la persona jurídica como sujeto de derecho. quienes administran la sociedad y son responsables de todas las obligaciones y pérdidas de ella. en comandita o anónimas. suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. Las sociedades comerciales pueden ser a su vez colectivas. 1. Temas  Personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro  Funcionamiento de las Personas Jurídicas  Diferencia entre Corporaciones y Fundaciones Lectura previa: 1)"Derecho Civil". socios comanditarios quienes efectúan un aporte a la sociedad y son responsables hasta la concurrencia de sus aportes. Editorial Jurídica de Chile. socios gestores. Parte General. Primera Edición. año 1980. beneficios que de ello provengan.Sociedad en Comandita esta constituida por dos clases de socios 3.

Editorial Jurídica Ltda. en el primer caso se rigen por la misma Ley que las creó y en el segundo por el reglamento de Concesión de Personas Jurídicas Nº 110 de 1979. se éstas desaparecen o son muy exiguas para la consecución de los fines y los estatutos no hubieren prevenido el modo de renovarlas y la autoridad no las renueve. págs 286 a 296 y 303 a 311 3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Primera Edición. Tomo I. páginas 154 a 157 Lecturas Complementarias: 1) "Lecciones de Derecho Civil".. las condiciones de incorporación y la forma y motivo de exclusión. año 1996.. Carlos Ducci Claro. año 1980. año 1993. y d) Los órganos de administración. Primera Edición. La constitución de las corporaciones debe ser aprobada por el Presidente de la 105 . Alessandri y otros Quinta Edición. año 1990. Alberto Lyon Puelma. sus derechos y obligaciones. Constitución: Las corporaciones se constituyen por ley o.SIN FINES DE LUCRO. este tipo de personas se clasifica en Corporaciones y Fundaciones  Las Corporaciones. de sus atribuciones y el número de miembros que los componen. a través. Ediciones Universidad Católica de Chile páginas . de tal manera que una unión de sociedades no podría llegar a constituir una corporación. Antonio Vodanovic Haklicka. 527 a 570 4) "Teoría de la Personalidad”. Del Derecho en General.. 2.193 a 225 y 326 a 343 Personas Jurídicas de Derecho Privado (continuación) b. ejecución y control. desaparece la corporación. Son personas jurídicas formadas por un cierto número de individuos asociados para conseguir la realización de un fin de interés común que no tenga carácter de lucro. Primera Edición. Hernán Larraín Ríos. Editorial Cono Sur Ltda.. por lo tanto dado que este tipo de personas jurídicas es un reunión de personas. La constitución es solemne pues debe contar por escritura pública la cual debe contener: a) La indicación precisa del nombre y domicilio de la entidad b) Los fines que se propone y los medios económicos de que dispondrá para su realización c) La categoría de socios. Parte General. Primera Edición. año 1994. La corporación debe perseguir como fin común en bienestar de sus asociados. págs. En la corporación la colectividad de personas juega un papel activo. Editorial Jurídica de Chile. páginas 198 a 213 y 218 a 231 2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Son requisitos para la formación de una corporación: 1.Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". de la aprobación del Presidente de la República. La voluntad debe encaminarse a la formación de la entidad 3. Editorial Jurídica de Chile. intelectual o moral. Que se trate de personas naturales. La existencia de bienes no es indispensable para la subsistencia de la corporación. Introducción. sea físico. como quiera que ella forme la voluntad de la persona jurídica y determina la aplicación de los bienes materiales para alentar el fin común que ha motivado a la formación de la persona jurídica. I.

1. Según el artículo 56º si faltaren todos los miembros de una corporación o queden reducidos a tan corto número que no puedan ya cumplirse los objetos para que fue constituida. 106 . si éstos nada han dispuesto al efecto sus propiedades pertenecerán al Estado. 4. la corporación esta compuesta por dos órganos. si éstas llegan a comprometer la seguridad o intereses del Estado. Disolución. Estas reformas deben sujetarse a los mismos requisitos y formalidades establecidos para la concesión de la personalidad (art. 16 inc. final). debe estarse en primer término a lo que dispongan los estatutos respecto de la integración.C. a falta de sus disposiciones dicha reforma deberá tratarse en asamblea general extraordinaria(art. la corporación desaparecerá por falta de las personas naturales que deben integrarla. el Directorio y las asambleas ordinarias y extraordinarias. según el mérito que arrojen los antecedentes respectivos”. Una vez disuelta la corporación se dispondrá de sus bienes en la forma prescrita en los estatutos. si nada se ha previsto corresponderá a la autoridad la forma que haya de efectuarse la integración o renovación. o no corresponden al objeto de la institución. Estatutos. En tal caso.27 y 28 del reglamento). con la obligación de emplearlas en objetos análogos de la institución correspondiendo al Presidente de la República señalarlos. 2. destinados permanentemente a la realización de un fin de beneficencia o a la ejecución de obras por la voluntad de su fundador o fundadores.  Las Fundaciones Son personas jurídicas formadas por un conjunto de bienes determinados. Organos.C y 26. dispone que la mayoría de los miembros que tenga voto deliberativo constituirá una “sala” o reunión legal de la corporación y que la voluntad de la mayoría de la sala será la voluntad de la corporación. República. pero dicha reforma debe ajustarse a lo que al respecto dispongan los propios estatutos. En primer lugar debemos decir que entendemos por estatuto al conjunto de reglas o normas fundamentales que regulan la organización y funcionamiento de la persona jurídica tienen fuerza obligatoria sobre toda ella y regulan la forma en que se manifiesta la voluntad de la corporación. Si esta facultad no se ejercitare. Al respecto el artículo 550 del C. es decir por voluntad de los asociados con la aprobación de la autoridad que legitimó su existencia (art. 559 C. Por disposición de la ley En estos dos últimos casos la corporación puede disolverse aun en contra de la voluntad de sus miembros. Por sí mismas. Las corporaciones son representadas por las personas designadas al efecto por la ley o los estatutos y sus actos son de la corporación y en cuanto no excedan los límites de su mandato. Los estatutos de una corporación pueden reformarse. 24 reglamento). según lo dispone el artículo 23 del reglamento “El Presidente de la República concederá o denegará la aprobación solicitada. Por disposición de autoridad 3.

En consecuencia la fundación se presenta como la afectación de un patrimonio o de
ciertos bienes a una obra de interés social.
En la fundación la persona tiene un rol pasivo, pues su papel se limita a recibir los
beneficios que resulten de la utilización del patrimonio destinado a constituir y hacer
funcionar la persona
La reglamentación señalada para las corporaciones se aplica también a las
fundaciones de beneficencia según lo establecido en el artículo 563 del C.C. y 30 del
reglamento.

Constitución,
1. Por acto entre vivos, que consiste en una declaración unilateral de voluntad del
fundador,
2. Por asignación testamentaria, así lo establece el artículo 963. No siempre deberá
tratarse de una asignación que cree directamente la fundación, sino que puede tener
también el carácter de una asignación modal según el artículo 1089, es aquella en que se
asigna algo una persona para que lo tenga por suyo, pero con el objeto de aplicarlo a
un fin especial, el cual puede ser la creación de una fundación con una finalidad
determinada.
La constitución de la fundación requiere de la aprobación del Presidente de la República
y al igual que las corporaciones deben ser solemnes, es decir, se deben otorgar por
escritura pública, artículo 30 del Reglamento.

Estatuto:, La fundación se rige por los estatutos dictados por el fundador, pero si éste no
hubiere manifestado su voluntad a este respecto o sólo la hubiere manifestado
incompletamente, será suplido este defecto por el Presidente de la República, artículo 562.
La escritura debe contener:
a) El nombre, domicilio y duración de la entidad
b) La indicación de los fines a que está destinada
c) Las disposiciones que establezcan quiénes forman y cómo serán integrados sus órganos
de administración,
d) Las atribuciones que correspondan a los mismos, y
e) Las disposiciones relativas a su reforma y extinción, indicándose la institución a la cual
pasarán sus bienes en éste último evento.
Cuando sea necesario complementar los estatutos de una fundación, se debe presentar
al Presidente de la República un proyecto en el que se contengan las modificaciones.
La reforma de la fundaciones se realiza en la misma forma que las corporaciones.
Disolución Son causales de disolución:
1. Por sí misma, por disposición de los artículos 26,27, 28 y 33 del Reglamento.
2. Por disposición de autoridad, artículo 25 del Reglamento y 559 del C.C.
3. Por causal especial de disolución contemplada en el artículo 564 del C.C. “Las
fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su mantención.”

En relación, a los bienes disuelta una fundación, se dispondrá de sus propiedades en la
forma que para este caso hubieren prescrito los estatutos y si en ellos no se hubiera previsto este
caso, pertenecen dichas propiedades al Estado, con la obligación de emplearlas en objetos
análogos a los de la institución, le corresponderá al Presidente de la República señalarlos.

107

Funcionamiento de las Personas Jurídicas

1. Sólo serán personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que se hayan establecido en
virtud de una ley, o que hayan sido aprobadas por el Presidente de la República.
2.- Al ser entes con existencia legal, las personas jurídicas requieren necesariamente de la
actividad de personas naturales para desarrollar sus actividades, por lo tanto, necesitan de
representantes que actúen por ella, es por eso que autores como Josserand sostiene que una
de las características de este tipo de personas es la existencia de representantes.
a) Representación extrajudicial, en el caso de las corporaciones actúa como representante la
personas o personas a quienes la ley , o las ordenanzas respectivas, o a falta de éstas a
quienes un acuerdo de la corporación haya conferido este carácter. La misma regla se
aplica a las fundaciones, salvo la última parte pues hay que recordar que la fundación
carece de asociados para tomar acuerdos.
Los actos del representante deben ceñirse a los límites de sus poderes, pues en caso que se
extralimite y contrata fuera de los límites de su mandato, sus actos no afectaran a la
corporación o fundación, pues le será, inoponibles. En relación con los terceros los actos
celebrados o ejecutados por el representante fuera de sus poderes obligarán
exclusivamente y personalmente al representante.
b) Representación judicial, según lo dispone nuestro procedimiento civil el Presidente de la
corporaciones o fundaciones es el autorizado para litigar en nombre de ellas.
c) En lo que respecta a la responsabilidad de las personas jurídicas se hace necesario distinguir:
d) Responsabilidad Penal; según el inciso 2º del artículo 39 del Código Penal “la
responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las
personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio
de la responsabilidad civil que afecten a la corporación en cuyo nombre hubiere obrado”
e) Responsabilidad Civil, se hace necesario subdistinguir:
b.1. Responsabilidad Contractual; Las personas jurídicas responden de todas las
obligaciones contraídas en su nombre por sus representantes si éstos han obrado
dentro de los límites de su mandato. El artículo 545 del C.C. establece que la
persona jurídica es capaz de contraer obligaciones civiles y de ser representada
judicial y extrajudicialmente.
A su vez el artículo 552 C.C. agrega “Los actos del representante de la corporación
en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le han confiado, son actos

de la corporación, en cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al
representante”.
Las personas jurídicas están obligadas al cumplimiento de sus obligaciones; en caso
contrario incurrirá en responsabilidad civil contractual y estará obligada a pagar las
indemnizaciones de perjuicios que procedan.

b.2. Responsabilidad Extracontractual, esta es la responsabilidad que emana de los delitos
o cuasidelitos civiles que en términos generales son aquellos hechos ilícitos, dolosos
o culpables que causan daño a un tercero, la responsabilidad consiste en la
obligación de indemnizar este daño.
En nuestra legislación el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal consagra la
responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas al señalar “ sin
perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación en cuyo nombre
108

hubiere obrado”.
Estarán por lo tanto, las personas jurídicas, obligadas a indemnizar los daños que
causen con dolo o culpa las personas naturales que obren en su nombre o
representación o que estén a su cuidado o servicio.
4. La voluntad de las corporaciones se manifiesta en la forma que lo establezcan los estatutos y
si éstos nada señalan la voluntad será la de la mayoría de la sala. La voluntad de las
fundaciones es la de su fundador manifestada en los estatutos y si este no lo dictó lo hará
el Presidente de la República.

Diferencia entre Corporaciones y Fundaciones
1. La corporación está formada por una reunión de personas, por lo tanto, la desaparición de
ellas acarrea la del organismo corporativo, a menos que se haya previsto su renovación, en
cambio las fundación se encuentra formada por un conjunto de bienes determinados.
2. La corporación puede existir sin bienes, en un momento determinado, pero no puede existir
sin personas que la compongan, a la inversa en la esencia de la fundación la existencia de
bienes determinados, pues en ella no interesan las personas.
3. La corporación tiene por objeto el bienestar, el mejoramiento, espiritual o material de sus
asociados, la fundación a su vez tiene por objeto el bienestar genera, menos el de su
fundador.
4. El Presidente de la República es quien autoriza la existencia de la corporación y aprueba sus
estatutos. En la fundación la autorización del presidente sólo viene a reconocer la
existencia del organismo como persona jurídica y no aprueba los estatutos, salvo en el caso
que el fundador no lo hubiera dictado.
5. Las corporaciones se constituyen por decreto del Presidente de la República o por ley, Las
fundaciones se constituyen por la voluntad de su fundador y el Presidente de la República
autoriza su existencia.

VIGESIMA OCTAVA SESION
Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer los atributos de las persona jurídica
Temas
 Atributos de las personas jurídicas
Lectura previa:
1)"Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 154 a 157
2) Código Civil.
Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar
b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior
Lecturas post sesión:
1) "Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 163 a 167.
Lecturas Complementarias:
109

1) "Lecciones de Derecho Civil", Hernán Larraín Ríos; Primera Edición, año 1994; Editorial
Jurídica de Chile; I. Del Derecho en General, páginas 213 a 217
2)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General, Antonio Vodanovic Haklicka. Primera
Edición, año 1996; Editorial Jurídica Ltda.; págs 297 a 301.
3) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General, Tomo I, Alessandri y otros Quinta Edición,
año 1990; Editorial Cono Sur Ltda.; págs. 570 a 600
4) "Teoría de la Personalidad”, Alberto Lyon Puelma; Primera Edición, año 1993; Ediciones
Universidad Católica de Chile páginas .227 a 326

Atributos de las personas jurídicas
Son atributos de las personas jurídicas:
1. El nombre,
2. la nacionalidad,
3. El domicilio,
4. El patrimonio y
5. La capacidad.

1. El nombre
Las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro establecen su nombre desde
su origen , el reglamento señala en su artículo 4º que los estatutos de toda corporación
deberán contener la indicación precisa del nombre y domicilio de la entidad, este tipo de
personas jurídicas tendrán el nombre que sus asociados o fundador establezca en el acto de
su constitución o fundación y en los estatutos y al que se refiere la ley o decreto del
Presidente de la República que autoriza la existencia legal del organismo.
Este debe ser distinto del nombre de otra persona jurídica, además las personas jurídicas
no deben llevar el nombre de una persona natural o su seudónimo, salvo que ésta o sus
herederos lo hayan autorizado o hubiesen transcurrido más de 20 años de su muerte.
En lo que respecta a las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro el
artículo 352 del Código de Comercio establece respecto a las sociedades comerciales
colectivas que en la escritura social debe señalarse la razón o firma social de la misma. Esta
disposición según el artículo 474 es aplicable a las sociedades en comandita. En cuanto a las
sociedades anónimas el artículo 426 del mismo Código dispone que la escritura de la
sociedad debe expresar el nombre y domicilio de la sociedad, además el Reglamento de
Sociedades Anónimas establece que no se admitirá como nombre de una sociedad anónima el
de una persona natural o jurídica o uno de fantasía, cuando al mismo tiempo no se indique el
objeto de la sociedad.

2. El Domicilio
Al respecto los autores han elaborado una doctrina negativa que niega que las personas
jurídicas tengan domicilio pues al no vivir no residirían en parte alguna y ,por ende, son
incapaces de la intención necesaria para tener domicilio, los sostenedores de esta corriente
postulan que la el lugar donde se encuentra la sede del establecimiento es el lugar del
domicilio.
Contrariamente a esta doctrina la teoría de la realidad de las personas jurídicas les
reconoce a éstas un domicilio, pues obviamente ocupan un lugar en el espacio en donde
desarrollan sus actividades y para donde se las considera ubicadas para todos los efectos
jurídicos.
110

pues. e) La del lugar en que desempeñe su actividad esta es la solución más aceptada actualmente por la mayor parte de la doctrina En el derecho nacional se considera que una persona jurídica es chilena cuando se constituye en Chile. tenerlo. sin duda se dará a la persona jurídica la nacionalidad del país cuyas leyes sean más beneficiosas y menos exigentes . con arreglo a las leyes chilenas. 31 del mismo texto dispone que los estatutos de toda fundación deberá contener el nombre. A su vez nuestra legislación ha señalado en el artículo 4ºdel reglamento. Debido a que nuestra legislación admite la pluralidad de domicilios las personas jurídicas podrá. b) La nacionalidad de los componentes. c) La del lugar en que se constituya. la nacionalidad de las personas jurídicas de Derecho Privado derivaría de la nacionalidad de sus miembros. Varios son los criterios que se han utilizado para atribuir nacionalidad a las personas jurídicas.. se daría una especie de jus solis para la persona jurídica. pues en caso de una controversia específica entre éstas. 3. lo cual se presta para dificultades pues pueden configurarse diversos domicilios en países distintos. En lo que respecta a las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro el artículo 352 del Código de Comercio establece respecto a las sociedades comerciales colectivas que en la escritura social debe señalarse el domicilio de la misma. así como también un domicilio especial. se plantea el problema de cual será el Derecho aplicable para resolver tal controversia. ya antes citado. al momento de la constitución de la persona jurídica sus componentes podrían darle la nacionalidad que deseen. que los estatutos de las corporaciones deben contener la indicación precisa del domicilio de la entidad y a su vez el art. domicilio y duración de la entidad. se refuta esta posición sosteniendo que las persona jurídica es distinta de los individuos que la componen. Por lo tanto. esta disposición según el artículo 474 es aplicable a las sociedades en comandita. pues tendrá la nacionalidad del país que haya autorizado o reconocido la persona jurídica o en el que se celebre el acto constitutivo. además se presentaría el problema en el caso que los componentes fueran de diversas nacionalidades. esto ha despertado fuertes criticas pues se presta para burlar la ley. el domicilio de las personas jurídicas será el que se señale en sus estatutos y si estos nada dicen se entenderá que es el lugar donde se encuentre la sede principal del organismo. En cuanto a las sociedades anónimas el artículo 426 del mismo Código dispone que la escritura de la sociedad debe expresar el nombre y domicilio de la sociedad. la nacionalidad de la persona jurídica se encontrará determinada por el lugar donde tenga su domicilio. Al respecto la legislación interna nada ha señalado pero es del caso la aplicación del Código Bustamante que señala en el artículo 16 “la 111 . algunos de éstos son: a) El Domicilio.La Nacionalidad La nacionalidad de una persona jurídica tiene importancia cuando ésta actúa en otro país y entra en relación con otras personas jurídicas de dicho país. d) La que determina la voluntad de los componentes. en consecuencia su nacionalidad es independiente de la de aquellos.

nacionalidad de origen de las corporaciones y fundaciones se determinará por la ley del Estado
que las autorice o apruebe.”
Las personas jurídicas extranjeras para poder actuar en Chile deben ser reconocidas, en
relación a este reconocimiento se hace necesario diferenciar entre personas jurídicas de derecho
público y de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son reconocidas sin
necesidad de un procedimiento especial, pues la primera de estas personas jurídicas es el Estado
y si este es reconocido en el extranjero todas sus personas jurídicas llevan este distintivo y por
lo tanto serán reconocidas de la misma forma en el extranjero.
Las personas extranjeras de derecho privado para ser reconocidas en Chile conforme a
las leyes chilenas.

4.- Patrimonio.
Las personas jurídicas tiene un patrimonio propio distinto del de las personas naturales
que puedan formarla, el cual les permite desarrollar la actividad patrimonial necesaria para
alcanzar sus fines. Por ende, lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en
parte a ninguno de los individuos que la componen y a su vez las deudas de una corporación no
dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que la
componen.
Sin embargo en las personas jurídicas el patrimonio puede tener una característica que no
la tienen las personas naturales: pues en las personas naturales el patrimonio tiene un activo y un
pasivo y no importa lo negativo que pueda resultar el balance entre ambos, pues aunque una
persona carezca de bienes, en todo caso tendrá un patrimonio. En cambio en las personas
jurídicas el patrimonio con un valor positivo, como continente de bienes puede ser indispensable
para la subsistencia de la persona jurídica, así tenemos que el art. 564 C.C. establece que las
fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención. Por otra parte
el art. 2.100 C.C. dispone que “la sociedad se disuelve por la finalización del negocio para que
fue contraída.”. Inclusive el Código de Comercio aplica esta disposición al señalar en el artículo
407 que “La sociedad colectiva se disuelve por los modos que determina el Código Civil, con
respecto a las Sociedades Anónimas el artículo 464 establece que “Perdido un 50% de la suma
formada por el capital y fondos de revalorización previa absorción de las pérdidas de acuerdo
con el artículo precedente, o disminuida dicha suma hasta el mínimo que los estatutos fijen como
causa de disolución se producirá en el momento de la aprobación del balance respectivo por la
Junta de accionistas, la disolución anticipada de la Sociedad.

5.- La capacidad
Al respecto nuestro legislador en el artículo 545 reconoce una capacidad amplia a las
personas naturales que se extienden a los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales con
limitantes derivadas de la propia naturaleza de las personas jurídicas, pues la disposición antes
señalada reconoce que las personas jurídicas son capaces de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente, no circunscribiendo la
capacidad a determinadas especies de derechos u obligaciones.
No obstante lo anteriormente señalado es necesario precisar que obviamente las personas
jurídicas no son capaces de ejercer derechos tales como los de familia, los patrimoniales que son
consecuencia de la relaciones de familia y los estrictamente personales. Además no pueden
ejercer ciertos cargos que se encuentran destinados a ser desempeñados por personas naturales
(tutelas y curatelas), salvo excepciones como en el caso de la Ley de Bancos que en su artículo
48 autoriza a las entidades bancarias a ser guardadores testamentarios en determinados casos.
112

En síntesis respecto de la capacidad de goce podemos precisar que las personas jurídicas
pueden adquirir toda clase de bienes y derechos, sin embargo, no podrán adquirir derechos
políticos, de familia. Ver art. 556,963 y 1056. Con respecto a la capacidad de ejercicio las
personas jurídicas tienen plena capacidad de ejercicio en el campo patrimonial, no obstante en
caso de que tengan que aceptar una herencia deberá, hacerlo con beneficio de inventario.

VIGESIMA NOVENA SESION
Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer los objetos de derecho.
Temas
 Concepto
 Cosas y bienes
 Clasificaciones
Lectura previa:
1)"Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 163 a 167
2) Código Civil.
Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar
b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior
Lecturas post sesión:
1) "Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 167 a 185

Lecturas Complementarias
1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General, Tomo Segundo, Antonio Vodanovic
Haklicka. Primera Edición, año 1996; Editorial Jurídica Ltda.; págs 3 a .68
2)Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General, Tomo Segundo, Alessandri y otros Quinta
Edición, año 1991; Editorial Cono Sur Ltda.; págs. 3 a 42.

LOS OBJETOS DEL DERECHO.

El análisis del concepto del bien jurídico nos lleva a pensar en primer lugar en las cosas
que pueden ser objeto de una relación jurídica, y entendemos que casi todas ellas pueden ser
objeto de tal relación y constituir, por lo tanto, un bien jurídico.
En segundo lugar pensamos que una prestación, que no es una cosa material puede ser
igualmente objeto de una relación jurídica y por ende, debe considerarse un bien.

Concepto de cosas y bienes en el derecho
COSA: cualquier entidad perceptible por nuestros sentidos.
BIEN: implica que la cosa pueda ser objeto de apropiación.
113

Características de cosa en el ámbito jurídico:
1.- La primera de sus características, como noción jurídica, es la de ser extraña al sujeto.
2.- Debe tener relevancia jurídica, es decir, que constituya un interés que merezca la protección
del ordenamiento jurídico
3.- Debe ser susceptible de apropiación, sólo importa la posibilidad, no la apropiación o
sujeción actuales.
4.- Que proporcione o pueda proporcionar una utilidad material o moral, actual o futura.
5.- Debe ser individualizable en el mundo externo, ya sea materialmente por categoría, cantidad,
calidad, etc. . La individualización no implica que se trate de una cosa actual, pues las cosas
que no existen, pero que se espera que existan, también pueden ser objeto de una relación
jurídica, es así que el art. 1.813 permite la venta de cosa que no existe pero que se espera que
exista y el art. 1.113 dispone que el legado de cosa futura vale, con tal que llegue a existir.
Los presentes caracteres se desprenden de los art, 1.460 y 1.461; aún más en estas
disposiciones nos encontramos con que el concepto de cosa en derecho rebasa el significado
corriente o material de la palabra, el art 1.460, al hablar de una o más cosas que se trata de
dar, hacer o no hacer es determinante al respecto, pues la acción o la omisión pueden ser
cosas en el derecho. Si se trata de una obligación de dar es evidente que se refiere a una cosa
material, pero al hablar de obligaciones de hacer o no hacer, señala que el objeto de la
declaración de voluntad puede ser una prestación, por lo que, las prestaciones en nuestro
derecho son también cosas. Todo lo cual se opone al concepto teórico, pues estima que el
objeto del derecho puede consistir en una cosa corporal o incorporal, o bien en un
comportamiento humano.

Es evidente además que la distinción entre "cosas" y "bienes", antes señalada es
irrelevante en nuestro ordenamiento jurídico pues para nuestro C.C., al igual que para
muchos otros, bien y cosas son una misma entidad jurídica, así lo corroboran
disposiciones como los art, 565, 566, 576,, 582, 583, 606, 889, 1113, 1810, 2510 en las cuales
habla de cosas y en artículos como 589, 590, 580, 1811, 2056 en los cuales se habla de bienes.
Esto resulta más evidente de la exégesis de los artículos 566 y 567 en los que se define a
los bienes muebles como las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro y
posteriormente en el art. 574 se refiere a los bienes muebles para volver a referirse en el
artículo siguiente a las cosas muebles.
No obstante ello la distinción en un principio propuesta entre cosas y bienes, puede
tener utilidad si se considera a las cosas como entidad objetiva y al bien como el derecho
subjetivo que se ejerce sobre la cosa. Sobre una cosa pueden ejercerse una pluralidad de
derechos, por ejemplo, en el caso del dominio y el usufructo ejercidos sobre una parcela, hay
un mismo objeto el cual es la parcela, pero dos bienes, la utilidad de los respectivos derechos.

Clasificación
Según el art. 565 las cosas se clasifican en dos grandes grupos cosas CORPORALES
E INCORPORALES, es necesario destacar que estas clasificaciones admiten a su vez
subclasificaciones como veremos más adelante:
I.- Cosas Corporales: "son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los
sentidos, como una casa, un libro."
Es así, que las cosas corporales son entidades corpóreas que tienen realidad física en
el mundo material. Las cosas corporales se subclasifican a su vez en:
114

a.- Cosas corporales inmuebles:
a.1. Los inmuebles, según los artículos 568, 569, 570 C.C., son las cosas que no pueden
transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, también las que se adhieren
permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles, y las cosas destinadas
permanentemente por su dueño al uso, cultivo o beneficio de un inmueble.
Para nuestra ley los términos inmuebles, finca, bien raíz o predio son sinónimos.
Nuestro C.C. ha distinguido entre bienes inmuebles:
1. por naturaleza
2. por adherencia
3. por destinación
a.1.- Bien inmueble por naturaleza; es el suelo. El C.C. señala las tierras y las minas y
las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.
a.2.- Bien inmuebles por adherencia; se encuentran señalados en el art. 569.
a.3.- Inmuebles por destinación; éstos son bienes que en realidad son muebles , pero
que, por una ficción jurídica , pasan a considerarse inmuebles, se trata de cosas
que permanentemente están destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble,
el art. 570 señala varios ejemplos pero algunos no son exactos, además esta
enumeración no es taxativa.

TRIGESIMA SESION
Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer los objetos de derecho.
Temas
 Clasificaciones
 El cuerpo humano y el cadáver como objeto de derecho
Lectura previa:
1)"Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 167 a 185
2) Código Civil.
Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar
b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior
Lecturas post sesión:
1) "Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 187 a 196
Lecturas Complementarias
1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General, Tomo Segundo, Antonio Vodanovic
Haklicka. Primera Edición, año 1996; Editorial Jurídica Ltda.; págs 3 a .68
2)Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General, Tomo Segundo, Alessandri y otros Quinta
Edición, año 1991; Editorial Cono Sur Ltda.; págs. 43 a 124.

Clasificación (continuación)
b.1- Cosas corporales muebles: según el art. 567 C.C.. son las que pueden transportarse de un
lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales (semovientes),sea que sólo

115

b. 1º.Cosas consumibles: Son aquellas de que no pueden hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruya. la venta y tradición de estos objetos antes de su separación debería hacerse con las solemnidades establecidas para los bienes raíces (escritura pública e inscripción).Cosas incorporales: son las que consisten en meros derechos como los créditos. ya que antes de separarse forman parte del predio. En otras palabras son las que perecen por el uso que se haga de ellos. y las servidumbres activas. consiste en que el propietario ejecute un acto de disposición que no puede ser repetido respecto de la misma cosa.. como las cosas inanimadas. 685 inc. de la lectura de dicho art.3.4. 571 inc.. separados de el pasarían a ser muebles la especialidad jurídica consiste en que se les considere muebles antes de la separación. las que pueden reemplazarse unas a otras mutua o recíprocamente en la ejecución de una obligación sin perjuicio ni reclamo del acreedor..2.Cosas muebles fungibles: Según el art. admiten un uso. las confunde. se muevan por una fuerza externa. Muebles por anticipación: Se encuentran señalados en el art. pueden venderse como bienes muebles y su tradición se hará en tal carácter. ambas clasificaciones porque dicho art. al igual que los alimentos. 575 las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. pues no tiene igual poder liberatorio. 116 . b. b. en doctrina son aquellas que tiene igual poder liberatorio. art.  Consumibilidad Jurídica. Las especies monetarias son esencialmente fungibles. Puede distinguirse en consumibilidad física y jurídica:  Consumibilidad Física. a través . 565. se verifica en el momento de la separación. Estos son los que se conocen como muebles por naturaleza.Cosas no consumibles: Son aquellas que no se destruyen al primer uso. En cambio. 1º normalmente. se desprende que dos requisitos son necesarios para que estos bienes tengan el carácter de muebles :  que constituyan productos o cosas accesorias de un inmueble  que se constituya sobre ellos un derecho a favor de un tercero Se trata de verdaderos inmuebles pues están adheridos o son accesorios de un inmueble.C confunde los conceptos de fungibilidad y consumibilidad. en este caso la entrega que completa la tradición. pues al definir las cosas fungibles como " aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruya" en realidad se refiere a las cosas consumibles.. consumibles e inconsumibles. un goce material o jurídico prolongado conservando su integridad. b. por lo que se puede inferir que en este concepto el C.Cosas muebles no fungibles: Son aquellas cosas que no pueden substituirse unas o otras.5. II.. Se tratarán. consiste en que la cosa desaparezca por el uso. art.  Cosas fungibles. de la ficción de considerarlos muebles aún antes de la separación para constituir un derecho a favor de otra persona.

HIPOTECA Y CENSO: son derechos reales de garantía. aseguran el cumplimiento de un crédito.. a.EL USUFRUCTO: es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y su substancia y de restituirla a su dueño.. se llama derecho de habitación".. 576 dispone "Las cosas incorporales son derechos reales o personales".SERVIDUMBRES ACTIVAS: las servidumbres son gravámenes impuestos a un predio en favor de otro predio de distinto dueño (tránsito. esto es. de la sucesión por causa de muerte los herederos pasan a ser los sucesores de todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante. terminado el usufructo recupera la totalidad del dominio. El propietario a consecuencia del derecho de dominio tiene facultad de usar de la cosa.PRENDA. a. en la facultad de usar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. de gozarla. El art.4. de recibir y apropiarse de sus frutos y de dispones de ella. no puede disponer de ella y el propietario a su vez a perdido las facultades de uso y goce. para gozar y disponer de ella arbitrariamente. El usufructo da al usufructuario el derecho de usar y gozar de la cosa por un tiempo determinado o por toda la vida. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella. generalmente. Los artículos 577 en su inciso final y 579 enumera los derechos reales estos son : a. servirse de ella... a través. a. el del usufructuario y el del nudo propietario. acueducto)son limitaciones al dominio del dueño del predio sirviente. 577. 811 " el derecho de uso es un derecho real que consiste. a.. 583. a su vez establece que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad.. no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.1. El usufructuario no es dueño de la cosa.Derechos Reales: " Es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona" art. una cosa mueble en la prenda y un inmueble en la hipoteca y censo. art 764.USO O HABITACION: definido en el art.2. 117 . pero a pesar de este art.A su vez.HERENCIA derecho real que tiene por objeto una universalidad jurídica.6. es decir. llamándose nudo propietario. no necesita para realizar su interés de un comportamiento ajeno. existen otros derechos de carácter incorporal como los bienes intangibles los derechos personalísimos que igualmente constituyen objetos de derecho.5.EL DOMINIO (que se llama también propiedad) es el derecho real de una cosa corporal.3. Pero mientras dura el usufructo hay dos derechos simultáneos sobre la misma cosa. el art. En el derecho real hay una relación directa entre el titular y la cosa. a. a.

la cual comprende el derecho a la vida y el derecho a no sufrir lesiones corporales. a este respecto hay en doctrina una tendencia más o menos generalizada a admitirla cuando tiene un fin socialmente útil. Por ejemplo. aún más los delitos no sólo conllevan una sanción penal pues inclusive puede nacer una acción civil para obtener la indemnización a favor del perjudicado. como la donación de sangre y corte de pelo. art. b. El cuerpo humano como objeto de derecho Una persona tiene derecho a su integridad física. por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas". 580 " los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles.C. relativas a la integridad física de las personas: a. según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe". contratos de cirugía estética. los cuasidelitos y la ley. Al respecto es necesario mencionar la ley 18.Derechos Personales Se encuentran definidos en el art.787. ya que ellos adolecerían de nulidad absoluta por ilícitud del objeto. o sea prohibido por la ley. Por ejemplo. castiga el homicidio en su art. 391 y las lesiones corporales art. contrario a las buenas costumbres y al orden público. 396 y 399.Las que se acuerdan para el bienestar o salud del interesado mismo y que se ciñen a las reglas de la ciencia médica..Derechos muebles e inmuebles Según el art.. Por ejemplo el contrato sobre un hecho que atente contra la vida de una persona. la cual se encuentra garantizada con los bienes del deudor. según los art. las cuales son el contrato. Estos derechos se constituyen. la donación de sangre.P. porque se trataría de un hecho normalmente imposible.Aquellas en que se autoriza la extracción de un órgano con el fin de salvar otra vida humana (donación de órganos de una persona viva).. 395. como la extracción de órganos enfermos (apendicitis) o contratos de cirugía estética. Los derecho personales son innumerables pues las prestaciones a que el sujeto pasivo puede estar obligado no son susceptibles de determinación. c. c.. " derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que. de las fuentes de las obligaciones.173 que establece que " es lícito el 118 .Las que se refieren a una alteración leve y no definitiva del cuerpo. trasplantes y extracción de órganos.. Es así. El derecho personal tiene por objeto la prestación que debe efectuar un individuo en favor de otro. a través. que el C. Por ello el cuerpo humano en cuanto a continente de vida no puede ser objeto de acto o convención jurídica alguna. 1437 y 2284. Sin embargo el principio de nulidad de las convenciones no es absoluto respecto de las convenciones en relación con la integridad física. El Cuerpo Humano y el Cadáver como Objeto de Derecho. 578 C. el objeto es ilícito. el usufructo constituido sobre un inmueble tiene tal carácter pero es mueble el usufructo constituido sobre una cosa de esa calidad.b. los delitos. Existe una graduación en las convenciones lícitas. el cuasicontrato.

Primera Edición. 2) Código Civil. año 1980. TRIGESIMA PRIMERA SESION Objetivos Específicos: a)El alumno será capaz de conocer la relación jurídica de derecho privado. Editorial Jurídica de Chile.79 del reglamento general de cementerios establece que " si dentro de las 24 hrs. aprovechamiento de órganos.173. a su vez. el art. Introducción. Al efecto las personas pueden autorizar que se disponga de sus cadáveres. siempre que lo hagan por escrito y que sean legalmente capaces. páginas 194 a 196 Lecturas Complementarias: 1)"Síntesis del Derecho Civil" Tomo I . pueden autorizar la utilización de los órganos o parte del cuerpo para efectuar un trasplante. Introducción. Al mismo fin pueden ser destinados los cadáveres de personas fallecidas en establecimientos hospitalarios públicos o privados que no fueren reclamados en el plazo que señala el reglamento. Editorial Jurídica de Chile. docencia universitaria. b)El alumno será capaz de conocer los actos lícitos e ilícitos Temas “La relación jurídica de derecho privado”  Concepto  Elementos que la componen  Clasificación  Origen “Actos lícitos e ilícitos”  Concepto  Elementos de acto lícito Lectura previa: 1)"Derecho Civil". de acuerdo con lo propuesto en el art. Carlos Ducci Claro.. siendo plenamente capaz. páginas 187 a 196. a falta de este los parientes en el orden señalado en el art. Francisco Escobar Riffo. Primera Edición. elaboración de productos terapéuticos o en la realización de injertos. Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". autoriza el aprovechamiento del cadáver con fines de investigación científica. 42 C. el director del establecimiento podrá entregarlo. Finalmente el cónyuge o. Parte General. año 1980. tejidos o partes del cuerpo de un donante vivo para su injerto o trasplante en otra persona. Tercera Edición. suscriba conjuntamente con el médico un acto que deje constancia de su voluntad de efectuar la donación" EL CADAVER COMO OBJETO DE DERECHO: La ley 18. Parte General. siguientes el fallecimiento nadie reclama el cadáver. para fines de investigación científica. 145 del Código Sanitario. año 1985. cumpliéndose los requisitos de que ella fuera a título gratuito y de que el donante. Carlos Ducci Claro.C. 119 .

. por ejemplo en el contrato de compraventa el vendedor tiene el deber de entregar la cosa y la facultad de exigir el precio y el comprador tiene el deber de entregar el precio y la facultad de exigir la cosa. Elementos de la Relación Jurídica 1. La prestación 5. es necesario tener en cuenta que no siempre las relaciones jurídicas se presentan con esa simplicidad.Editorial Fallos del Mes. y en virtud del cual el segundo puede exigir del primero la realización de una determinada prestación. estos sujetos se vinculan en la relación jurídica con miras a la obtención de una utilidad. es decir. El sujeto pasivo u obligado tiene un deber. 389 a 390 La Relación Jurídica de Derecho Privado Al respecto se hace necesario recordar la definición de Derecho entregada por Guasp según este autor el derecho es “el conjunto de relaciones entre hombres que una sociedad establece como necesarias”. año 1991. Los sujetos 2. pues en numerosas ocasiones éstas revisten una estructura más compleja. Hecho condicionante 3. Sujeto pasivo es la persona sobre la cual recae el deber de cumplir la obligación. este tipo de relaciones se ha calificado como relación jurídica compleja. Por lo anteriormente expuesto podemos conceptualizar las relaciones jurídicas como: Vínculo jurídico que existe entre el sujeto pasivo y activo. 2)Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Editorial Cono Sur Ltda. y en el evento de negarse a cumplirla puede el titular del derecho recurrir al aparato coactivo que le suministra al Estado. En toda relación jurídica debe existir a lo menos un sujeto activo y uno pasivo. pág. Tomo I. Los sujetos Las relaciones jurídicas se establecen necesariamente entre sujetos de derecho. La sanción 6... 195 a 197. De esta definición se deduce que en el concepto de derecho existen un factor o elemento material que se encuentra constituido por las relaciones entre los hombres y un elemento formal que es la necesidad socialmente establecida de dichas relaciones. lo cual implica una pluralidad de sujetos. entre dos o más personas naturales o jurídicas. esta es la llamada relación jurídica simple Sin embargo. 120 . Sujeto activo o acreedor es la persona a quien el ordenamiento jurídico le atribuye el poder o la facultad para exigir el pago de su crédito. págs. sean estas últimas públicas o privadas. y el sujeto activo o pretensor tiene correlativamente una facultad para exigir de aquel el cumplimiento de la prestación. dado que los sujetos de la relación jurídica son a su vez sujetos activos y pasivos situación que ocurre en los contratos bilaterales. la cual constituye el objeto de la misma y que puede consistir en ciertas cosas o prestaciones. La norma jurídica 1. Alessandri y Otros Quinta Edición. Correlatividad de situaciones jurídicas 4.

son ejemplos del primero de éstos el nacimiento en virtud del cual de origina en el nuevo ser el derecho a la vida y todos los derecho de la personalidad frente a los cuales existe un sujeto universal que tiene una obligación de abstención. en este tipo de relaciones median relaciones de potestad sobre personas y también 121 . de parentesco. La sanción La prestación a que está obligado el sujeto pasivo se encuentra garantizada al sujeto activo por la sanción. Pues a todo derecho correlativamente le asiste un deber. Este objeto consiste en una prestación de dar. padres e hijo. determinada por una regla jurídica. la muerte ocasiona la extinción de la personalidad y crea relaciones jurídicas entre los herederos y los legatarios. no se concibe un derecho frente al cual no exista alguien obligado a realizar una determinada prestación. Desde el momento en que dos personas se relacionan jurídicamente sobre la una pesa una obligación cuyo cumplimiento es un derecho subjetivo de la otra parte. sino que con la mira de consumar el hecho punible en la persona de la víctima 3. para los actos voluntarios lícitos el derecho ha establecido ciertos efectos jurídicos que concuerdan con los efectos que se tuvieron para la realización del acto. Objeto o Prestación Los sujetos de derecho se vinculan jurídicamente con miras a la obtención de una determinada utilidad. Clasificación a) En relación. 6. Respecto de los actos voluntarios. ya sea en forma de acción o de abstención. Los sujetos que conforman la relación se denominan partes 2. la cual constituye el objeto de la relación. así por ejemplo. pues el titular del derecho en el evento de que el obligado se niegue a cumplir su obligación puede recurrir al aparato coactivo que le suministra el estado para que se le aplique una determinada sanción. son aquellas por las que se atribuye al sujeto la tutela de un interés relativo a la persona. la intención es que el destinatario se haga dueño de la cosa y la ley le atribuye dicho efecto. La correlatividad de situaciones jurídicas. a la materia que tratan se clasifican en:  Relaciones de personalidad. la cual asigna a cada individuo un dominio en donde su voluntad reina independientemente de toda voluntad extraña. por ejemplo entre cónyuges. La norma jurídica Cada relación de derecho se nos presenta como una relación de persona a persona. éstos pueden ser lícitos o ilícitos. en cambio a los actos ilícitos la ley le atribuye efectos que no concuerdan con los efectos queridos o buscados por su autor. de tutela o curatela. en una donación seguida de tradición. a favor del titular de dicho derecho. En el caso de los delitos el delincuente no lleva a cabo el hecho delictuoso con la intención de sufrir la pena. 5. hacer o no hacer. 4. Hecho condicionante o supuesto de hecho Este puede ser un acto voluntario o bien un hecho jurídico de la naturaleza o voluntario.  Relaciones de familia.

o en simples hechos naturales. en derecho para que algo sea atribuible o imputable a una persona debe estar dotada de capacidad de discernimiento. que enmarcan las distintas clases de poderes que el ordenamiento jurídico admite sobre los bienes económicos y respecto a la circulación e intercambio de éstos. 4. 2. ACTOS ILICITOS Cuando los actos contrarían las disposiciones legales lesionando los derechos de otros nos encontramos frente a los actos ilícitos y éstos producen para su autor la obligación de reparar el daño causado. 2 El acto debe ser imputable. artículos 577 y 579. Los derechos personales solo pueden hacerse efectivo. esta distinción tiene importancia en la determinación de su licitud o ilicitud. b) En relación a la naturaleza del ente hacia la cual se orienta directamente el poder del sujeto activo:. Las relaciones jurídicas reales se configurarán a través de la existencia de un modo de adquirir. ellas tiene por base un derecho real. de la prestación ajena. 122 . tratan las relaciones complejas entre una persona jurídica y sus miembros y los derechos y obligaciones que de ellas dependen. La ley establece que los actos ilícitos son fuentes de las obligaciones. atribuible o reprochable a una determinada persona. 1.  Relaciones personales.  Relaciones corporativas.  Relaciones Reales. Las relaciones jurídicas de contenido personal se originarán a través de una de las fuentes de las obligaciones 3. de carácter patrimonial. Elementos de los actos ilícitos.  Relaciones jurídicas de tráfico. es decir. se resuelve un problema de cooperación o de reparación que tiene como fundamento un derecho personal. artículo 578. Tanto el daño material como el meramente moral producen igualmente la obligación de indemnizar y la correspondiente responsabilidad.284 y 1. Es necesario tener presente que los actos ilícitos son hechos jurídicos y no actos jurídicos. pues sino causa perjuicio no genera la obligación de indemnizar. artículo 2.437. El daño es el elemento primordial del acto ilícito en el derecho civil por que si no se produce daño no se genera la obligación de indemnizar. Las relaciones jurídicas de familia se originaran cuando se constituya un estado civil al que la ley asigna determinadas consecuencias jurídicas. Origen de las relaciones jurídicas 1. Debe necesariamente causar daño. En sentido más amplio las relaciones jurídicas pueden tener su origen en hechos humanos voluntarios. en estas se resuelve un problema de atribución de bienes. a través.

Parte General. 723 inc. Tercera Edición. 4. 3. debe haber sido cometido con la intención de dañar o con descuido y negligencia (culpa). La relación de causalidad debe existir entre el hecho (causa) y el daño. o sea. Carlos Ducci Claro. TRIGESIMA SEGUNDA SESION Objetivos Específicos:. que es el efecto. páginas 194 a 196. el daño debe ser la consecuencia o efecto del dolo o culpa con que haya actuado el autor. si pudiera imputársele a éstos negligencia. 3º y 4º. 1º) La plena capacidad delictual en materia civil se adquiere a los 16 años. El demente y el infante son absolutamente irresponsables del delito civil y son a la vez incapaces de adquirir la posesión de bienes inmuebles por sí mismos (arts. 2º. a) El alumno será capaz de conocer los Actos lícitos e ilícitos b) El alumno será capaz de conocer la culpa en materia civil. con descuido o negligencia se denomina cuasidelito civil art. las mujeres mayores de 7 años y menores de 12 son impúberes al igual que los varones mayores de 7 años y menores de 14 años Entre los 7 y 16 años el menor puede ser o no responsable del acto ilícito según lo determine el Juez al decidir si actúa o no con discernimiento. o sea. la causa del daño sea el hecho y el efecto del hecho sea el daño. Editorial Jurídica de Chile. Temas: “ Actos lícitos e ilícitos”  Delitos y Cuasidelitos civiles “ La culpa”  Concepto  Clasificaciones Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Editorial Jurídica de Chile. es decir. Si el acto ilícito se comete con dolo. Debe existir entre el hecho o la omisión culpable o doloso y el daño una relación de causalidad. y si el ilícito se comete con culpa. Que un acto sea imputable significa que haya sido cometido el daño por una persona dotada de discernimiento que le permita darse cuanta del acto que se encuentra ejecutando. año 1985. 2)Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil".284 inc. es decir. Parte General. páginas 196 a 204 Lecturas Complementarias: 1)"Síntesis del Derecho Civil" Tomo I. año 1980. Debe ser doloso o culposo..Francisco Escobar Riffo. 2319 inc. año 1980. Primera Edición. . con la intención de causar daño se llama delito. es así que los infantes y los dementes carecen de voluntad y discernimiento y por lo tanto son irresponsables de los actos ilícitos que cometen pero responderán por ellos las personas a cuyo cargo estén. Introducción. 2. 123 . Introducción. Primera Edición. Los infantes son los menores de 7 años. Carlos Ducci Claro.

Paralelo entre Delito y cuasidelito Civiles y Penales 1. c) El código de Procedimiento Penal en su art. sino por la magnitud del daño ocasionado. El delito o cuasidelito penal es un hecho castigado por la ley cause o no daño. No existen más delitos penales que los que establece el Código Penal y algunas otras leyes especiales. art. es decir. Los delitos y cuasidelitos producen básicamente igual efecto puesto que en ambos el efecto es el nacimiento de la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados. los delitos penales son figuras típicas. año 1991. ello sucederá cuando el hecho penado por la ley no cause daño al patrimonio de otro. págs. final y del cuasidelito civil la culpa. por ello no existe diferencia en el monto a indemnizar en el delito o cuasidelito civil. mientras que el cuasidelito es un hecho ilícito culpable. Tomo II.Editorial Fallo del Mes. Efectos que producen los Delitos y Cuasidelitos: 1. 4. 3. La cantidad a indemnizar se mide en razón del daño causado y no por la intención. en materia penal por al contrario la pena es proporcional a la gravedad del hecho y a la culpabilidad y grado de peligrosidad del autor. En materia civil la indemnización no se determinará por la gravedad del acto en sí mismo. 10 pone de manifiesto que un hecho ilícito penal puede o no ser ilícito civil.284 se desprende que delito civil es un hecho ilícito cometido con la intención de dañar y que infiere injuria o daño a otra persona. pues señala que “de todo” delito penal nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer acción civil para obtener la restitución de la cosa 124 . El elemento característico. 2. pero que de todos modos ocasiona injuria o daño a otro. negligencia o imprudencia. A su vez para que exista delito civil basta con la ocurrencia del daño. por ende. o sea el dolo. por ejemplo la conspiración en La Ley de Seguridad del Estado o las tentativas de crimen y delito frustrado. Por lo tanto: a) Un hecho ilícito puede ser a la vez delito o cuasidelito civil y delito o cuasidelito penal. 44 inc. cometido sin intención de dañar. ni por la intención de quien lo comete. 2. Alessandri y Otros Quinta Edición. 391 a 396 Delitos y Cuasidelitos Civiles De los artículos 1. el descuido. lo cual ocurrirá cuando el hecho cause daño y además se encuentre penado por la ley como delito por ejemplo el hurto. el delito civil es un hecho que causa daño lleve consigo o no incorporada una pena. b) Un hecho ilícito puede ser delito o cuasidelito penal y no ser ni delito ni cuasidelito civil.. del delito civil es la intención de dañar. Editorial Cono Sur Ltda. 1º define delito como toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. pág197 a 203 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. El Código Penal en su art.437 y 2.

o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado. éste por lo general es el contrato. causales de desheredamiento. d) Un hecho ilícito puede ser delito o cuasidelito civil pero puede al mismo tiempo no ser delito o cuasidelito penal ello ocurre cuando se causa un daño pero el acto dañino no está contemplado como delito en la ley penal. es necesario. que provenga de un hecho del deudor. pero para que exista no basta con que la obligación haya dejado de cumplirse. es decir. Este tipo de culpa se opone a la diligencia o 125 . Esta culpa en materia civil se equipara al dolo. e) Los cuasidelitos tienen sanción penal cuando recaen en las personas y muy excepcionalmente cuando recaen sobre las cosas. 1551. por ejemplo la ineptitud del donatario. b) Que el incumplimiento sea culpable. que se den ciertos requisitos además del incumplimiento. injuria atroz del alimentario. Culpa Contractual 2. que haya sido requerido de pago por el acreedor para cumplir su obligación. d) Que el deudor este constituido en mora.C. La podemos conceptualizar como la falta de diligencia o cuidado que debe tenerse en el cumplimiento de una obligación. Culpa Contractual Es la que incide en el cumplimiento de las obligaciones que proceden de un vínculo establecido con anterioridad.  Culpa leve. es decir. es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean en sus negocios propios. LA CULPA Concepto: Es la falta de diligencia o cuidado que los hombres deben emplear en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho. La culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve para nuestro C. los cuales son: a) Que el deudor no cumpla la obligación en el plazo convenido o sólo la cumpla imperfectamente. Culpa Extracontractual 1. esa culpabilidad consiste en la falta de diligencia o cuidado. La culpa contractual admite una graduación:  Culpa Grave. por ende. es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. art. c) Que el incumplimiento cause daño al acreedor. Clasificación: 1. f) La noción de hecho ilícito civil es mucho más amplia que la de hecho ilícito penal porque en la primera basta con que exista daño mientras que en la segunda tiene que encontrarse expresamente contemplado en al ley. no basta el sólo retardo imputable del deudor en el cumplimiento de una obligación sino que debe haber sido requerido o interpelado de pago por el acreedor. pues se trata de una negligencia o torpeza grosera.

por la propia naturaleza del contrato el deudor responde de culpa grave o lata. 2. 1. es la falta de aquella esmerada diligencia o cuidado que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. lo cual acarrea la nulidad absoluta del acto. b) Si el contrato cede en beneficio de ambas partes el deudor responde de culpa leve. que la culpa extracontractual no la supone. que es quién la alega probar que el autor del daño actuó en forma negligente. 44 en materia civil la culpa grave se equipara al dolo y el dolo no puede condonarse. 1º. a diferencia del dolo. por ejemplo arrendamiento art. La culpa contractual admite graduación. 2. La culpa contractual supone una obligación preexistente.465 y si de hecho se condonare el pacto de condonación es nulo por objeto ilícito.222 inc. La culpa se aprecia en abstracto. 1. es decir. no pueden eximir al deudor de responder de culpa grave.178 inc. 1. final. c) Si el acto o contrato cede en el sólo beneficio del deudor entonces éste responde de la culpa levísima. según lo establece el art. de lo que se desprende que se responderá de culpa leve y se responderá de todo tipo de daño. El deudor responderá del grado de culpa que se hubiera pactado. Si nada se ha pactado responde del grado que señalen las leyes especiales. ni ley especial que lo señale.5467 pueden ser modificadas por las partes con una sola limitación.979. por ejemplo el contrato de deposito art. porque de acuerdo con el art.547 inc.  Culpa levísima. en último término quien decide es el Juez tomando en cuenta la naturaleza del contrato y la conducta del deudor. 3º TRIGESIMA TERCERA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la Teoría de los Derechos Subjetivos Temas  Concepto  Teorías que los explican  Clasificación 126 . dicha disposición para determinar de que culpa responderá el deudor atiende al mayor o menor interés que a este cupo en el acto o contrato. por que la ley no la clasifica. es más amplia. Esta especie de culpa se opone al máximo cuidado y diligencia. 1547 inc. art. 1547. contrato de comodato art. sino que da origen a una obligación de responder por los daños y perjuicios. el deudor responderá de la culpa en la forma que señala el art. 2º. Diferencias entre culpa contractual y extracontractual 1.939 y 1. en tanto. si no hay estipulación de las partes. la culpa extracontractual no. la culpa se aprecia comparando la conducta del deudor con la que habría tenido un hombre prudente. La culpa contractual se presume y toca al deudor probar que su incumplimiento no ha sido negligente. 1. cuidado ordinario o mediano. en este caso se responde del más mínimo detalle. a) Si el contrato sólo es útil al acreedor. Las reglas establecidas en el art. art. 2. la culpa extracontractual no se presume y corresponde al acreedor. 3.

Editorial Jurídica de Chile. pág. Carlos Ducci Claro.Tercera Edición. según el ordenamiento jurídico del cual depende la primera limitación Teoría que explican los Derecho Subjetivos a) Teoría Tradicional o de la voluntad. páginas 205 a 213. págs. año 1980. 297 a 326. Primera Edición. Introducción. año 1985. En el caso que el destinatario haga uso de la norma es el propio ordenamiento jurídico que le concede los medios adecuados para obligar a los demás integrantes de la sociedad a obedecer la norma pero la voluntad del individuo es lo decisivo. según esta teoría el derecho subjetivo es el poder o el señorío concedido a la voluntad por el ordenamiento jurídico. uno de sus impulsores más destacados es Savigny. Primera Edición. 2. 127 . Antonio Vodanovic Haklicka. Parte General.Elemento Interno que consiste en la posibilidad de hacer o querer algo. 89 a 93 TEORIA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS El derecho objetivo (normas) concede a los individuos ciertas facultades que les permiten imponer su pretensión jurídica respecto de otras personas. páginas 196 a 204 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". año 1980. Carlos Ducci Claro. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Editorial Jurídica Ltda.. pág. año 1996. el cual podrá valerse de ella con plena libertad para la consecución de sus fines. Nacimiento y adquisición Lectura previa: 1)"Derecho Civil". 3)"Síntesis del Derecho Civil" Tomo I. Alessandri y Otros Quinta Edición. Parte General. Francisco Escobar Riffo . Introducción.Elemento Externo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Fallo del Mes. año 1990. que consiste en la imposibilidad de todo impedimento ajeno y la posibilidad correspondiente a reaccionar contra este. conforme a las leyes. El derecho subjetivo es la facultad reconocida y garantizada a una persona por el ordenamiento jurídico Elementos del Derecho Subjetivo: 1..173 a 187 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. estas facultades toman en nombre de derechos subjetivos. Editorial Cono Sur Ltda. El ordenamiento jurídico prescribe una norma y la pone a disposición del destinatario. Primera Edición.

esta teoría combina las dos teorías anteriormente señaladas. son aquellos derechos que son susceptibles de ser traspasados por acto entre vivos. los eclécticos sostienen que el derecho subjetivo es un acto de voluntad y un interés jurídicamente protegido.. por ende. 2. 1. sin relación a determinada persona. como los derechos personales o créditos art. su existencia y ejecución nunca serán suspensivas y desde su nacimiento de desarrollan normalmente. para que desarrollen en la sociedad el rol que la ley les asigna. Derechos Subjetivos Relativos. Derechos subjetivos Transferibles.. d) Teoría Normativa del Derecho Subjetivo. quien sostiene que los derechos se dan en razón. por ende tiene una eficacia limitada. los derechos reales enumerados en el art. nuestros derechos de la personalidad. esta es postulada por Von Ihering.4. son aquellos derechos cuyo nacimiento o ejecución se encuentra sujeto a laguna cláusula especial que modifica sus efectos normales. El derecho absoluto es el de mayor eficacia.1. 1. es decir. Duguit niega la existencia de los derechos subjetivos. 578.5. este autor señala que nadie tiene otro derecho que el cumplir con su deber. estos derechos nacen en el titular. Derechos Subjetivos Derivados. 2. por tanto para los normativistas el derecho subjetivo no es otra cosa que un medio para hacer funcionar el derecho objetivo. Derechos Subjetivos sujetos a modalidad.6. a ciertos fines que el titular desea alcanzar y dichos fines son los intereses que el legislador considera dignos de proteger.2. e) Teoría Negativista o Negativa. los individuos nacen despojados de todo derecho. 577 son una especie de derechos absoluto. Atendiendo a la naturaleza y eficacia del derecho subjetivo 1. son ejemplos de estos todos los derechos inherentes a la persona y el de dominio cuando emana de la ocupación en los casos de que la cosa no haya pertenecido a nadir(res nullius) 1. Atendiendo a si los derechos admiten o no la posibilidad de traspasarse a otro sujeto. así por ejemplo el derecho de propiedad y todos los derechos reales valen respecto de todo el mundo. c) Teoría Ecléctica. son aquellos derechos que no se encuentran sujetos a modalidad alguna. el derecho subjetivo es un medio que el ordenamiento jurídico establece para la realización de las normas del derecho objetivo. pueden hacerse valer contra determinadas personas 1. la existencia de los derechos subjetivos son sólo intereses jurídicamente protegidos.3. son los que se ejercen y se hacen valer sólo respecto de determinadas personas. son los que se ejercen y se hacen valer respecto de todos. Derechos Subjetivos Originarios. su origen de halla en la doctrina de Bekker. 1. otros serían el derecho a nuestra integridad física y moral. Derechos Subjetivos Absolutos. impone erga omne . Derechos subjetivos Puros y Simples. Clasificación de los Derechos Subjetivos. estos se obtiene por efecto de un hecho del titular.b) Teoría del Interés. estos se producen independientemente de la actividad del titular para adquirirlos. y es el derecho objetivo el que les confiere alguno de ellos.1. la regla general. en otros términos emanan de un titular anterior. 1. es que los derechos son 128 .

los derechos inherentes al estado y capacidad de las personas. es decir. Es importante distinguir si nos encontramos frente a una adquisición originaria o derivativa de 129 ..Derechos Subjetivos transmisibles. Los derechos de la personalidad son inherentes a la persona humana son originario. Nacimiento y Adquisición de los Derechos Subjetivos: Un derecho nace cuando concurren los elementos necesarios para que exista una relación jurídica. Derechos subjetivos Públicos. estos no tiene contenido de utilidad económica. Es derivativa cuando el derecho que se adquiere descansa o presupone un derecho anterior preexistente del cual deriva el derecho adquirido. Derechos extrapatrimoniales. así el Estado podrá intervenir contratando en su calidad de Estado 5. no son avaluables en dinero.2. 4. la tradición en cambio hace adquirir un derecho ya existente. al igual que los derechos trasferibles la regla general es que los derechos sean transmisibles. pero no nacimiento del derecho pues este pertenecía a otro titular. es decir. son avaluables en dinero. son aquellos que tiene por contenido una utilidad económica. cuando no hay relación de causalidad entre el derecho que se adquiere y un derecho anterior. 578) 3. son aquellos derechos que nacen de relaciones formadas por entes no investidos de imperio. Son los que nacen de las relaciones que sostienen personas particulares ya sean individuales o colectivas. por tanto. La adquisición es la adhesión del derecho a un titular. estos a su vez pueden ser reales (art. Atendiendo a la condición de los sujetos de la relación jurídica y a la naturaleza de los derechos protegidos.2. cuando el traspaso del derecho se efectúa por causa de muerte de habla de transmisión. Derechos subjetivos Privados. como lo son los derechos de la personalidad y de familia. 577) y personales (art. por excepción algunos derechos son intransferibles. pero la adquisición de un derecho no supone necesariamente su nacimiento. por ende da origen al nacimiento y a la adquisición de un derecho. existe adquisición del derecho de dominio. la cual puede ser originaria o derivativa.2. coexisten a la vez el nacimiento y la adquisición de un derecho. Derechos patrimoniales. dado que el derecho puede haber existido anteriormente y haber pasado de un titular a otro. por ende.2. pues se encuentran íntimamente ligados a la persona del titular y no puede sufrir un cambio de sujeto por ello se llaman derecho personalísimos tales como los derechos que forman el contenido de la personalidad. existía anteriormente. son aquellos derechos que nacen de las relaciones formadas por entes investidos de imperio y a las cuales éstos han concurrido en calidad de tales. los derechos de familia y entre los derechos patrimoniales les derecho real de uso y habitación 2. el cual es adquirido por un titular. es así como por ejemplo que la mayoría de los derechos reales nacen derivativamente. es originaria cuando el derecho que se adquiere lo es sin relación a un derecho pre existente. transferibles. 3. así por ejemplo la ocupación de cosas abandonadas van a dar origen al nacimiento de un derecho de dominio. Los derechos privados admiten a su vez una subclasificación atendiendo a si su contenido es estimable o no en dinero 3. absolutos e inseparables del individuo.1. El nacimiento de un derecho supone su adquisición.

Parte General.. una misma estructura jurídica y el mismo nombre. Parte General. en base de un derecho preexistente o matriz. La adquisición derivativa puede ser de dos clases TRASLATIVA Y CONSTITUTIVA. Constitutiva es aquella por la cual se adquiere. Carlos Ducci Claro. un derecho de menor entidad o filial. año 1980.. año 1985. TRIGESIMA CUARTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la Teoría de los Derecho Subjetivos Temas  Modificación y extinción  Fuentes. por ejemplo el derecho real de servidumbre que presupone el derecho matriz de dominio en el que se constituye la servidumbre Las adquisiciones constitutivas acarrean limitación en el derecho. que está comprendido o involucrado en el derecho matriz pero que es de menor entidad y distinta estructura jurídica.un derecho. por lo tanto la eficacia y amplitud de los derechos están condicionados a las mismas cualidades del derecho del causante. año 1996. así en la tradición de dominio el derecho adquirido por el adquirente es el mismo que poseía el tradente. autor o causante porque existe un principio jurídico en virtud del cual nadie puede trasmitir más derechos que los que tiene. Francisco Escobar Riffo . Editorial Jurídica Ltda. Tomo I. págs. Traslaticia es aquella en que se adquiere un mismo derecho. páginas 219 a 224 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. 89 a 93 130 . 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil".Tercera Edición. Editorial Jurídica de Chile.. pág. 187 a 196 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Carlos Ducci Claro. páginas 205 a 213. es decir que el adquirente lo recibe. Editorial Jurídica de Chile. pues con respecto a la primera bastará con analizar el título del adquirente para comprobar la eficacia y amplitud del derecho. Editorial Cono Sur Ltda. 327 a 334. Introducción. en cambio en el caso de la derivativa es necesario revisar los títulos del antecesor. Primera Edición. con los mismos vicios y cargas con las que lo poseía su antecesor. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. año 1990. 3)"Síntesis del Derecho Civil" Tomo I. año 1980. Alessandri y Otros Quinta Edición. pág. Primera Edición. Introducción. por ejemplo el mismo derecho de dominio.  Ejercicio de los derechos subjetivos  Abuso del derecho  Extensión de los mismos  Limites a su ejercicio Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Editorial Fallo del Mes.

Las modificaciones cuantitativas se refieren a que el objeto o elemento real de un derecho se incrementa o disminuye. Si se efectúa la transferencia de un derecho intransferible. la pérdida culpable de la especie o cuerpo cierto debido. 1464 Nº2 y 1682).Modificación y Extinción de los Derechos Subjetivos. En el fondo 131 . como lo es el de usufructo pues según el art. en virtud del la cual éste no existirá ni en relación.672 inc. La modificación puede ser objetiva o subjetiva: a) Modificación subjetiva consiste en el cambio que el derecho sufre en el sujeto activo o pasivo del mismo.. 806 se extingue por la muerte del usufructuario. 670. ni venderse o cederse de modo alguno. Es la pérdida del derecho la cual consiste en la separación del derecho de su actual titular a la cual puede seguir su adquisición por parte de otro individuo. entre estos destacamos los derechos de familia por ejemplo el derecho de pedir alimentos según establece el artículo 334 no puede trasmitirse por causa de muerte. lo que significa que el adquirente sólo recibirá los derechos y obligaciones que los resultantes del título mismo de la transferencia. Existen otros derechos que solamente son transferibles. a través. Entre los derechos reales el derecho de uso y habitación es intransferible e intransmisible. La transmisión puede ser a titulo universal o singular. cuando este cambio se produce por acto entre vivos nos encontramos frente a una transferencia y cuando el cambio se verifica por causa de muerte estamos frente a la transmisión. por ejemplo en el caso de la dación en pago. Modificación de los derechos subjetivos. es a titulo universal cuando se suceden en la totalidad del patrimonio de una persona o en una parte alícuota de él (art. en los cuales el legatario no representa al testador y tendrá los derechos o cargas que éste expresamente le imponga. la subrogación real. el acto contiene objeto ilícito y por tanto adolece de nulidad absoluta (arts. este tipo de transmisión se produce en los legados. 819. La transferencia de un derecho es a título singular. de la tradición. art. Extinción de los derechos subjetivos: Extinción es la destrucción de un derecho. Las modificaciones de un derecho se encuentran representadas por los cambios. 1º. la novación por cambio de objeto. 1463). Fuentes de los derechos subjetivos: Las fuentes de los derechos subjetivos son los hechos de los cuales emanan. art. alteraciones e incrementos que pueda sufrir el mismo. Es a título singular cuando se sucede en un derecho específicamente determinado. luego todos los derechos reales son susceptibles de trasferencia salvo los personalísimos como los de uso y habitación. esta se produce cuando existe un cambio cuantitativo o cualitativo del objeto del derecho. al titular u otra persona distinta. otro ejemplo es el derecho de sucesión (art. 1. art. ésta opera en nuestro derecho. 1097). b) Modificación objetiva. Las modificaciones cualitativas son aquellas en que el derecho se transforma experimentando un cambio en su naturaleza o en su objeto. son los que se llaman los derechos personalísimos. Hay Derechos reales que no pueden transferirse ni trasmitirse.

Por ende el derecho tendrá como límite el desconocimiento del interés de la sociedad. existen limites que provienen de la naturaleza misma del derecho los cuales son los INTRINSECOS Y hay otros límites que provienen de circunstancias ajenas al derechos que son EXTRINSICOS. el pensamiento liberal tradicional que el derecho subjetivo es en sí la facultad que el ordenamiento jurídico reconoce al individuo para que éste lo ejercite libre y discrecionalmente dándole el fin que mejor le parezca y sin tener que dar cuenta a nadie de sus actos. El titular de un derecho goza en esa calidad de todos los medios necesarios para ejercitar su derecho. es decir confronta la actitud del titular frente al derecho en general. En nuestro C. según esta teoría hay ejercicio abusivo del derecho cuando su titular lo ejerce sin interés propio sino con el solo interés de causar daño a otro. dentro del ordenamiento jurídico. en otros términos cuando el individuo actúa dentro de su derecho pero contra el Derecho Fundamento de esta teoría: a) TEORIA SUBJETIVA. 132 . esta teoría confronta la forma como se ejercita el derecho y si de esta manera contraría el propósito de la ley el acto se considerará abusivo. c) TEORIA DEL ABSOLUTIMO DE LOS DERECHOS O INDIVIDUALISTA. 1546.todos los derecho subjetivos tendrán su fuente primaria en al ley. En síntesis la teoría subjetiva explica que el abuso del derecho consiste en el ejercicio del derecho con la intención de dañar sin ser el verdadero interés ejercitar el derecho. Esta teoría examina la intención y la conducta del sujeto. por ejemplo art. así las fuentes de los derechos reales serán los modos de adquirir y de los derechos personales las fuentes de las obligaciones. pero las fuentes inmediatas.C. así el derecho de propiedad. ésta sostiene que hay abuso del derecho cuando éste se ejercita anormalmente de manera que se contraría el propósito económico y socia que se tuvo en vista al consagrar tal derecho. o sea. De este razonamiento nace la teoría del ABUSO DEL DERECHO O DE LA RELATIVIDAD DE LOS DERECHOS. esta corriente sostiene “quien su derecho ejerce a nadie ofende”. una función social o destino social. directas o próximas son varias. los derechos no pueden ejercerse dañando a otro. Ya no se examina la actitud del titular sino el acto mismo. esta concepción absolutista de los derechos subjetivos hace mucho tiempo que fue abandonada y hoy en día no se acepta el ejercicio ilimitado de los derechos subjetivos. b) TEORIA OBJETIVA. pero el que goce de todos los medios para ejercer su derecho no significa necesariamente que el titular pueda ejercer el derecho sin ningún tipo de limites. Cada derecho tiene. a) Limites Intrínsecos de los derechos subjetivos: éstos emanan: b) De la propia naturaleza de cada derecho. por ejemplo el usufructuario puede usar u gozar de la cosa pero no disponer de ella. sin que sea necesario que exista texto legal que contemple tal situación. c) Del principio de la buena fe. su ejercicio abusivo. además de la función de aprovechar al titular tiene como función el beneficio de toda la comunidad. es decir. d) De la función social o destino social de cada derecho. no se encuentra expresamente consagrada la teoría del abuso del derecho. Hay abuso de un derecho cuando el titular lo ejercita desconociendo o contrariando la finalidad social que el legislador tuvo en vista al consagrarlo. el pensamiento liberal tradicional es netamente individualista.

490. y si son de distinta entidad prefieren al de mayor entidad..432 y 2.550 y 1.576. la ley presumirá que se ha renunciado al derecho sino concurre dicha protesta o reserva.C. e) La colisión de derechos. las protestas y reservas que la ley exige para la conservación del derecho. art. 894. 133 . 1. cada derecho se encuentra limitado por el ejercicio del otro derecho es decir el nudo propietario no puede usar y gozar del bien y el usufructuario no puede disponer del mismo.642. por ejemplo 1. ésta se produce cuando dos o más personas tienen derechos de la misma naturaleza sobre una misma cosa. 2. o 2. esto es. 1. estas limitaciones emanan de: c) La protección que la ley le da a la buena fe de los terceros.477. art.902.173 inc. en caso de conflicto se ejercen a prorrata. 1. 1. 2º. es decir. salvo el caso del artículo 1.. por ejemplo si una persona vende la misma cosa a dos personas distintas. Josserand sostiene que el acto abusivo respeta los límites del derecho subjetivo considerado en su conjunto. Se tiene un derecho determinado contra el Derecho entero. 1. d) La concurrencia de derechos. Pero además del requisito de ejercicio de los derechos la ley exige a su titular ciertos hechos ejecutados en resguardo de su derecho. 1. Conservación de los derechos: La falta de ejercicio de un derecho puede conducir a su pérdida. por ejemplo arts.503. éstos provienen de circunstancias ajenas al derecho mismo. prevalecen los reales. contiene numerosas disposiciones que limitan el derecho en protección de la buena fe de los terceros. 3º del art. sin que sea posible el ejercicio simultáneo de ambos derechos.962 2º Regla: Si los derechos son de la misma naturaleza se prefiere al que se haya constituido primero. existirá concurrencia de derechos cuando dos o más personas distintas concurren con derechos distintos sobre una misma cosa. 4º Regla: Los derechos personales o créditos no tiene. a un tercero que por su parte ha adquirido una situación jurídica contraria al ejercicio del derecho del titular. el conflicto en tal caso se dirime en beneficio de un solo individuo y el otro se verá limitado en su derecho. por regla general jerarquía. por tal razón no se puede hablar de abuso del derecho. por ejemplo el nudo propietario y el usufructuario.491. en proporción a cada uno de ellos. Planiol critica la denominación que se le ha dado a esta teoría y señala que el derecho cesa donde el abuso comienza. El legislador ha dado reglas particulares para cada conflicto las cuales son las siguientes: 1º Regla : Si hay conflictos entre derechos reales y personales. el C. 2. la ley limita el ejercicio del derecho cuando va a perjudicar a un tercero de buena fe. y 3. b) Limites extrínsecos a los derechos subjetivos. los compradores tienen el mismo derecho a exigir al deudor la entrega de la cosan éstos son derechos de la misma naturaleza que no admiten ejercicio simultáneo. ejercicio o reclamo en caso de violación art. así se desprende del inc. 3º Regla: Si los derechos son de distinta jerarquía y de distinta naturaleza se prefieren según su jerarquía. Lo preceptuado en los arts.

conceptualización. Editorial Jurídica de Chile. Hernán Larraín Ríos.. ya sea en la naturaleza o en una acción del hombre y puede además producir o no consecuencias jurídicas.. Primera Edición. comer. entre estos encontramos la celebración de cualquier contrato.  Actos Jurídicos. que no produce efectos jurídicos. páginas 224 a 226 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.TRIGESIMA QUINTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir los hechos y los actos jurídicos. el cual se define como todo lo que acontece en el mundo y puede tener su origen. año 1996. Tomo II.Hecho jurídico de la naturaleza o propiamente tal: en este tipo de hechos la voluntad del hombre no interviene. páginas 219 a 224 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". el hecho jurídico puede clasificarse en: a. que produce efectos jurídicos. I. páginas 232 a 237 y 242 a 244 TEORIA DEL ACTO JURIDICO Antes de dar una noción de lo que es el acto jurídico en sí. etc. como el nacimiento. b. como el dormir. Primera Edición. Alessandri y Otros Quinta Edición.. pág. Del Derecho en General. la demencia. 127 a 168 3) "Lecciones de Derecho Civil". año 1980. 134 . Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Temas “La Teoría del Acto jurídico”  Hechos jurídicos. año 1994. Parte General. págs. En relación. En atención a si interviene o no la voluntad del hombre en su formación. Editorial Jurídica de Chile. el testar. Parte General. año 1991.Hecho jurídico del hombre: en este tipo de hechos hay intervención de la voluntad del hombre. entre estos hechos encontramos el nacimiento. conceptualización  Características de los actos jurídicos  Clasificación de los mismos..Hecho material o simple: es todo acontecimiento ya sea obra de la naturaleza o del hombre. Introducción. Primera Edición. llover. Lectura previa: 1)"Derecho Civil". previamente es necesario. etc.Hecho jurídico: es todo acontecimiento ya sea por obra de la naturaleza o del hombre. la muerte. Carlos Ducci Claro. la muerte. 99 a 110 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Editorial Jurídica de Chile. Introducción. b... entender lo que es un hecho. Editorial Cono Sur Ltda. es el derecho quien le asigna a estos hechos consecuencias jurídicas o efectos jurídicos. Editorial Jurídica Ltda. Carlos Ducci Claro. etc. año 1980. comprar o testar. es decir. a este último aspecto pueden clasificarse en hechos materiales o jurídicos: a.

situación que los diferencia de los hechos jurídicos realizados sin esa intención como los delitos y cuasidelitos.Definición: Es la manifestación de la voluntad destinada a crear.2. a. como aquellos que amplían un plazo... 135 . 1. hacer o no hacer alguna cosa".Clasificación de los actos jurídicos Los actos jurídicos admiten variadas clasificaciones. etc.Hechos del hombre efectuados con la intención de producir efectos jurídicos: tales como adquirir el dominio.438.Hechos del hombre efectuados sin la intención de producir efectos jurídicos: como cometer un cuasidelito. ratificar un acto relativamente nulo. son aquellos en que interviene en su formación la voluntad de dos o más partes contrapuestas.Actos jurídicos unilaterales. y otras que los modifican. Sin embargo existen otras convenciones que extinguen derechos y obligaciones. modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor porque la ley los sanciona 2.437 y 1. modificar o extinguir derechos y obligaciones y el contrato es una especie de convención generadora de derechos y obligaciones. b.2. otorgar un testamento. ACTO JURIDICO 1. 3.439 que atiende básicamente al número de partes que resultan obligadas por el contrato.Intención de producir efectos jurídicos.Manifestación de voluntad de una o más personas. establece que "Cada parte puede ser una o muchas personas". la cual es la contenida en el artículo 1.. pues éstos últimos son obra de la naturaleza y no de la voluntad de una o más personas. La doctrina denomina también a estos actos jurídicos convenciones. por tanto el contrato es un acto jurídico bilateral que crea derechos y obligaciones.438. la novación o la tradición... atendiendo a diversos aspectos: a.438 al entregar una definición de contrato señala "el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar. extinguir obligaciones. renunciar a un derecho. esta característica es la que los diferencia de los hechos jurídicos propiamente tales..1. extingue los derechos que una de la partes tenía sobre la cosa una vez transferido el mismo. La primera de estas disposiciones establece como fuente de las obligaciones al contrato o convención haciéndolos sinónimos y el artículo 1.. Se habla de parte y no de persona porque de acuerdo al art. etc. Debe precisarse que existe una clasificación específica para los contratos y que por lo mismo no es dable aplicarla a todos los actos jurídicos. son aquellos en que interviene originariamente en su formación la voluntad de una sola persona. formular una oferta. término que nuestro Código Civil hace sinónimo al de contrato según se desprende de los artículos 1.1. En estricto rigor la convención es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear. Así....Características o elementos del Acto Jurídico: 1. como por ejemplo. Por lo tanto todo contrato es una convención pero no toda convención es un contrato.Actos jurídicos bilaterales. como el pago. 2.Atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el acto nazca a la vida del derecho: a. contratar.Estos a su vez admiten una subclasificación: b.. la que si bien es concebida por el legislador como un modo de adquirir el dominio.

como en el caso de la compraventa. Los contratos bilaterales en doctrina son llamados también sinalagmáticos y así. la fianza y la donación. la hipoteca.Teoría de los Riesgos.1. sufriendo la otra el gravamen.Acto o contrato gratuito o de beneficencia. por ejemplo la compraventa.1.. b. b.1. como sucede en el mutuo.2.. Dentro de los actos jurídicos patrimoniales subdistinguimos: b.2. que son aquellos contratos unilaterales en que eventualmente puede resultar obligada la parte que en principio no contrajo obligación alguna. Institución también conocida por el adagio “la mora purga la mora”. 2. Este tipo de actos no tiene trascendencia pecuniaria. 1. gravándose cada uno a beneficio del otro.2. la sociedad.2. el depósito. se habla de contratos bilaterales imperfectos o sinalagmáticos imperfectos.552.Atendiendo al contenido o fin del acto o contrato. art.2.2. pues no tiene un contenido pecuniario. "cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez.. como el matrimonio. son aquellos que tiene por objeto derechos pecuniarios..Actos patrimoniales.2. pues si una sola de las partes es obligada esta disposición no tiene sentido.. a. 1.2. etc. "cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. son aquellos actos que se refieren a la situación del individuo en la familia y en sus relaciones con los demás miembros del grupo familiar. etc. la adopción.2.Acto o contrato oneroso.. cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.". Teoría que consiste en determinar que parte sufrirá la pérdida o deterioro de la especie o cuerpo cierto debida.Acto o contrato aleatorio. el comodato.2.2.. así sucede en el comodato o préstamo de uso en el cual el comodante puede resultar obligado a indemnizar al comodatario en el caso que la cosa prestada le haya causado perjuicio. "si el equivalente consiste en una contingencia 136 . la sociedad. que es un acto jurídico unilateral. Los contratos y actos bilaterales onerosos admiten una subclasificación atendiendo a su la utilidad de ambas partes se mira como equivalente o para una de ellas es aleatoria. la prenda. art.2.2. el reconocimiento de un hijo.. y bilateral. el arrendamiento.Acto o Contrato oneroso conmutativo. el arrendamiento. Este es el caso del contrato de donación y del testamento.550. art. "El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. art. b. en el arrendamiento y en el mutuo con intereses.1.Condición Resolutoria Tácita: ésta según lo dispuesto por el artículo 1.Excepción de Contrato no cumplido. b. “cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes. la permuta.441: b.se distingue entre contratos unilaterales o bilaterales.. 1. susceptibles de ser apreciados en dinero tales como la compraventa. Esta determinación sólo tiene importancia en los contratos bilaterales.Actos extrapatrimoniales o de familia. el arrendamiento. La importancia de diferenciar entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales estriba en que existen tres instituciones que sólo operan en los actos jurídicos bilaterales: a.439 sólo opera en los contratos bilaterales. a. así sucede en la compraventa. b. pues en los contratos unilaterales no es de importancia pues la cosa siempre perece para su dueño.3. figura que sólo tiene trascendencia en los contratos bilaterales..192.

la cual consiste en el perjuicio económico que sufre una parte en un acto o contrato oneroso conmutativo debido a la desproporción grosera en las prestaciones. ii). Introducción. c. tales como el testamento.. este tipo de acto o contrato no requiere de la muerte del autor o de una de las partes para producir sus efectos propios. páginas 226 a 230..Acto o contrato por causa de muerte o mortis causa. Para los efectos de esta investigación y a la luz de la planteado por el profesor Meza Barros ambas partes son la que sufren la contingencia incierta de ganancia o pérdida.457. incierta de ganancia o pérdida".. Si bien hay autores que sostiene que un acto es aleatorio cuando la prestación de una de la partes consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. el juego y la apuesta. año 1980. TRIGESIMA SEXTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y distinguir las diferentes clasificaciones de los actos jurídicos así como sus elementos constitutivos Temas “Teoría del acto jurídico”  Clasificaciones de los actos jurídicos  Elementos constitutivos Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Importancia de la distinción entre actos jurídicos gratuitos y onerosos: i). Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. art.. Editorial Jurídica Ltda. c. año 1996. Parte General.Para los efectos de la graduación de la culpa. año 1980.Atendiendo si es necesaria la muerte del autor o de una de las partes para que el acto o contrato produzca efectos: c. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. el seguro de vida.Acto o contrato entre vivos. si se beneficia sólo al acreedor el deudor responde de culpa grave. Primera Edición. etc. Solamente opera respecto a los actos celebrados sobre bienes inmuebles. páginas 224 a 226 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil".Sólo en los actos jurídicos conmutativos tiene lugar la lesión enorme. como por ejemplo el seguro. Carlos Ducci Claro. la renta y el censo vitalicios. pág. es aquel que requiere de la muerte del autor o de una de la partes para que produzca sus efectos. Introducción. en los contratos a título gratuito hay que distinguir quien se beneficia con el acto o contrato.. Parte General. etc.1. el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante. Editorial Jurídica de Chile. 110 a 124 137 . en los actos onerosos se responde de culpa leve.2. Primera Edición. Carlos Ducci Claro. 1.. pero si solamente se beneficia al deudor este responderá de culpa levísima. Editorial Jurídica de Chile.

de manera que no pueda subsistir sin ella. 168 a 180. Nuestro legislador hizo equivalente los conceptos de contrato accesorio con el de caución. que se encuentra definido en el art. Alessandri y Otros Quinta Edición. 1. Tomo II. son aquellos que dependen y no pueden subsistir sin otro acto o contrato principal. e.. el aval. e.. Primera Edición. es decir. El problema surge con el caso de las capitulaciones matrimoniales y la sociedad conyugal.2. e.Atendiendo a si el acto o contrato tiene por objeto conservar o hacer salir bienes de un patrimonio: d.Atendiendo a si el acto o contrato subsiste o no por sí mismo. I. como el mandato.1. Hernán Larraín Ríos. Esta clasificación tiene relevancia para las personas que obran en interés o representación de otros. Estas personas generalmente ejecutan actos de administración y para realizar actos de disposición requieren cumplir ciertos requisitos especiales. año 1991.2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. depósito. como los mandatarios. Es necesario señalar previamente que el acto jurídico es accesorio o dependiente cuando subsiste por sí mismo. es decir.Actos jurídicos dependientes. es aquel que tiene por objeto reparar y conservar los bienes. la fianza. es por ello que la doctrina nacional ha distinguido en : e. Situación que en estricto rigor no es un desacierto porque las cauciones son contratos accesorios puesto que garantizan el cumplimiento de una obligación principal. 48 como " cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena". incementándolos y obteniendo todas las ventajas que ellos puedan reportar.442 e. las capitulaciones matrimoniales y a juicio del profesor Raúl Lecaros Z.1. la hipoteca. 135 inc.Acto o contrato principal. art. que administran bienes ajenos.2. entre estos encontramos al contrato de esponsales y las capitulaciones matrimoniales.. es decir. tutores y curadores. páginas 244 a 248 y 238 a 241 Clasificación de los Actos Jurídicos (continuación) d. importan una enajenación o un principio de enajenación. d. ya sea pactado tácitamente al contraer matrimonio o en virtud del art.. 3) "Lecciones de Derecho Civil"... etc. 2º por quienes hayan contraído matrimonio en el extranjero y lo inscriban en Chile. 391 y 2.Acto o contrato de administración. art..Acto o contrato accesorio.132. término. Editorial Cono Sur Ltda. Del Derecho en General.Acto o contrato de disposición. de manera que no pueda subsistir sin ella. pero no tiene por objeto asegurar su cumplimiento.2. es aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal.2.. pero puede existir antes e independientemente de la existencia del acto o 138 . también lo es el régimen de sociedad conyugal.2..1. son las cauciones. El acto o contrato accesorio es aquel que necesita de otro acto jurídico o de otro contrato para subsistir. es aquel que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención". págs. Editorial Jurídica de Chile.Actos jurídicos de garantía. aquellos actos o contratos que aseguran el cumplimiento de una obligación principal. mutuo. puesto que estos son contratos accesorios pero no cauciones. año 1994. pues si bien no subsisten sin el contrato de matrimonio no aseguran su cumplimiento. como es el caso de la prenda. es aquel que tiene por objeto hacer salir los bienes del patrimonio.

Lo cual sucede en las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio.443 g.Atendiendo al modo como se perfeccionan.443 de los contratos reales la expresión tradición tiene un sentido genérico. h.contrato a que accede.1.. es aquel en que las partes o la ley han introducido una modalidad para alterar los efectos normales del acto. tal es el caso de la venta y permuta de cosas muebles. A nuestro entender en la definición dada por el artículo 1. es aquel en que la ley en consideración a la naturaleza misma del acto o contrato exige ciertas formalidades para la existencia de éste.Atendiendo la forma de manifestar el consentimiento o voluntad.Acto o contrato puro y simple.Acto o contrato consensual. esa entrega o tradición transferirá o no el dominio. la hipoteca.682 inc. esta es la regla general de los actos jurídicos. h. pero las partes pueden dar solemnidades a un acto al que la ley no exige solemnidad alguna. La ley es la que le da el carácter de solemne o no solemne a un acto o contrato. que para que sea perfecto.Acto jurídico no solemne. h..1. la ley no exige ninguna solemnidad para considerar existente el acto. f. la donación de bienes raíces. pero en este caso la sanción a la infracción a la solemnidad voluntaria no acarrea la inexistencia o nulidad del acto.. f.2. pues comprende la tradición que transfiere el dominio como también la simple entrega de la cosa. de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. en la prenda industrial.Acto o contrato real. de su ejercicio o de la extinción de los derechos que de ellos emanan. es aquel que se encuentra sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. g. g. es decir. como en el comodato y el depósito....3. es aquel que se perfecciona por el solo consentimiento. lo cual implica que ambas significan la entrega material de la cosa y dependiendo la naturaleza del contrato o título que le sirva de antecedente.. Tal es el caso de la compraventa de bienes inmuebles. Las modalidades son cláusulas accesorias o particulares que se agregan a los actos jurídicos para modificar sus efectos normales ya sea desde el punto de vista de su existencia. dicho acto es inexistente o nulo absolutamente. es aquel en que la voluntad o el consentimiento puede expresarse de cualquier forma.Atendiendo a si el acto o contrato produce o no sus efectos de inmediato y sin limitaciones: f. es aquel que no se encuentra sujeto a modalidad alguna y produce sus efectos de inmediato y sin limitaciones. esto básicamente porque el Código hace sinónimo los términos de entrega y tradición. Estas son la condición. la simple entrega material de la cosa. g. en la hipoteca de bienes futuros.Acto o contrato sujeto a modalidades.2. 1.Acto jurídico solemne. 139 .1.Acto o contrato solemne. Si un acto solemne se celebra sin cumplir con las solemnidades previstas por la ley.2. art. en otros. produce sus efectos en forma normal e instantánea... art. es aquel. en la hipoteca con cláusula de garantía general. pues en algunos casos como en el contrato de mutuo significa modo de adquirir el dominio y. 1.. es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere" El término tradición es utilizado por el legislador en forma genérica.1º. el plazo y el modo y la doctrina moderna señala la representación y la solidaridad. Es suficiente la voluntad del autor o el consentimiento de las partes para que el acto nazca a la vida del derecho. el matrimonio y el testamento.

aparece de manifiesto o está indicada en el acto o contrato. son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él. o degenera en otro contrato diferente. servidumbres y censo. en este caso la renuncia a la solemnidad implica volver al acto no sujeto a solemnidad. El artículo 1.". Además las partes pueden retractarse mientras no se cumpla la solemnidad o se entrega la cosa. lo cual significa..Acto jurídico Abstracto o formal. y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. esta constituye la condición resolutoria tácita que es un elemento de la naturaleza de todo contrato bilateral.2. la causa y las solemnidades Si falta un elemento de la esencia común.. Entre estos a su vez se distinguen: a.Atendiendo a como se expresa la causa en el acto o contrato.. a. si no se acredita no hay causa. se entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. que es el motivo jurídico que induce al acto o contrato. sin necesidad de una cláusula especial. y las puramente accidentales.Elementos de la esencia: que son aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro acto o contrato diferente. el acto o contrato no produce efecto alguno.ELEMENTOS DE LA ESENCIA COMUNES: son aquellos elementos que deben estar presentes en todo acto o contrato. En el caso de los actos abstractos el demandado no puede oponer al demandado que se acredite la causa del acto jurídico que hace valer.444 dispone "Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia.ELEMENTOS DE LA ESENCIA ESPECIFICOS: son aquellos elementos que son propios y característicos de cada ato o contrato en particular. b.Acto jurídico causado. que se entiende incorporada a los actos o contratos bilaterales sin necesidad de que las partes lo 140 . i. las que son de su naturaleza. el acto o contrato existe pero degenera en otro diferente al querido por las partes. i. por ejemplo en la compraventa..1. pues. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno. es aquel en que la causa no se expresa en el acto mismo o bien se celebra sin relación alguna a una a una causa determinada. Si falta un elemento de la esencia específico.489 " En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 1º del artículo 1. como lo sería la gratuidad en el contrato de donación. se distinguen en cada acto o contrato: a. i.2... La importancia de esta diferencia radica en que en el acto jurídico causado el demandado tendrá derecho en exigir que se acredite la causa de la demanda.Elementos de los Actos Jurídicos En todo acto jurídico existen elementos o cosas que son de la esencia. los cuales son la voluntad. se entiende pertenecerle. el objeto.. esta renuncia no puede aplicarse en al caso de los bienes raíces.1." En síntesis. de la naturaleza o accidentales del acto. y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen. por ejemplo en el caso de una letra de cambio. IV. Según el inc..Elementos de la naturaleza: son aquellos elementos que no siendo esenciales en el acto o contrato. es aquel acto en que la causa.

1.. 181 a 189. año 1996. Hernán Larraín Ríos.Requisitos de existencia. Introducción. Estos requisitos son las condiciones del existir de un acto jurídico. Editorial Cono Sur Ltda.445. Primera Edición. así estiman que los requisitos de la existencia son: 141 . Alessandri y Otros Quinta Edición. Editorial Jurídica de Chile. año 1991.. indispensables para que nazca a la vida del Derecho. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile. art. páginas 248 a 255 V. requisitos de ella. las cuales el autor o las partes agregan por medio de cláusulas especiales. pues en virtud del principio de la autonomía de la voluntad las partes pueden libremente agregar a un acto o contrato cláusulas que modifican sus efectos. Temas “Requisitos de existencia y validez d ellos actos jurídicos”  Reseña y enunciación de ellos  La Voluntad.s. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. año 1994.Elementos accidentales: son aquellos elementos que ni esencial n naturalmente pertenecen a un acto o contrato. Primera Edición.pacten. páginas 231 a 240... 125 a 131 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Del Derecho en General. TRIGESIMA SEPTIMA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. 1. Introducción. definición. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. Los elementos accidentales nunca se suponen. Editorial Jurídica Ltda. páginas 226 a 230 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". año 1980.837 y s. Primera Edición. lo cual implica que su interpretación sea restrictiva y que no haya lugar a la aplicación de la analogía en su interpretación. c. También son elementos de la naturaleza del contrato de compraventa la obligación de saneamiento de la evicción y los vicios redhibitorios. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. pág. año 1980.Requisitos de los actos jurídicos Tradicionalmente se distinguen: A. Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Las cláusulas accidentales al ser agregadas por las partes son excepcionales. págs.. La doctrina extrae los requisitos de existencia de la enumeración de los requisitos de validez que el Código hace en el art. I. 3) "Lecciones de Derecho Civil". salvo excepciones. Carlos Ducci Claro. Tomo II. Parte General. se pactan en forma expresa.

pues la voluntad mientras permanece en el fuero interno del individuo es irrelevante para el derecho..1. la omisión de ellos no impide que el acto nazca a la vida del derecho.Debe manifestarse II.. Dada la importancia de cada requisitos de estos se estudiaran en forma separada.. En los actos jurídicos unilaterales se habla de voluntad propiamente tal. que mueve a hacer o no hacer una cosa". a través.CAPACIDAD No obstante deben agregarse las solemnidades cuando éstas no envuelvan un requisito de existencia. el cual es el acuerdo de voluntades de dos o más personas destinadas a lograr un resultado jurídico.CAUSA LICITA B. pero lo expone a ser invalidado mediante la declaración de nulidad. en forma expresa y tácita." En síntesis son requisitos de validez de un acto o contrato: B.VOLUNTAD EXENTA DE VICIO B.. B.. pues la manifestación de voluntad se encuentra 142 . 1º del art...OBJETO A.CAUSA A.VOLUNTAD A. 4º que tenga una causa lícita.Debe ser seria I. 1. 2º que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.1. su cumplimiento es necesario para que el acto produzca todos sus efectos en forma legal.445 "Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1º que sea legalmente capaz. 1. Establece el inc..2. LA VOLUNTAD La voluntad es el primer requisito de existencia de todo acto jurídico y se define según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.. A.3..2.1... Esto debe ser así.4.La voluntad debe manifestarse: Lo cual significa que debe haber una exteriorización de la voluntad.Requisitos de validez.4.OBJETO LICITO B.3.SOLEMNIDADES CUANDO LA LEY LAS EXIGE.Manifestación de voluntad expresa. Estas son las condiciones de validez de un acto jurídico. la voluntad puede ser expresada en dos formas. 3º que recaiga sobre un objeto lícito. En los actos jurídicos bilaterales se habla de consentimiento. como "la potencia del alma. La voluntad se expresa de esta forma cuando se declara en términos explícitos y directos. Se trata que la voluntad se exteriorice. de una declaración ya sea por medio de lenguaje hablado o gestual. Para que la voluntad produzca efectos es necesario que cumpla con dos requisitos: I ..

y que no hubiera tenido derecho de ejecutar.Artículo 1.125 inc. se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes. 1º "Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos.Artículo 1.." Este es un caso en que la ley le atribuye al silencio valor de manifestación tácita de voluntad.. o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de perseverar en al arriendo.Artículo 2.C. La voluntad se expresa en forma tácita cuando el contenido del propósito no se revele en forma explícita y directamente sino que se desprende inequívocamente de ciertos actos o circunstancias en la conducta o comportamiento de una persona.2.1." ¿ Qué valor tiene el silencio como manifestación de voluntad ? Por regla general.. 1º "Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada..241 C.. La aceptación puede ser expresa o tácita.Artículo 2. de C. por ello se afirma que el silencio no constituye manifestación de voluntad alguna. están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente le hace.. 1. se entenderá que repudia".2. y transcurrido un término razonable. sino en su calidad de heredero. 1.. 3º C. si la cosa fuere raíz y el arrendatario con el beneplácito del arrendador hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación. el silencio no importa aceptación ni rechazo.Artículo 103 C.C. oigan y entiendan. "No será necesario cumplir con dichas solemnidades cuando se trate de la simple prórroga de la sociedad que deba producirse de acuerdo con las estipulaciones que existan al respecto en el contrato social... "El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. situación que se reconoce en diversas disposiciones tanto del Código Civil como del Código de Comercio: a..Artículo 1. La manifestación de voluntad expresa o tácita tienen igual valor para el derecho.de C.Artículo 350 inc. 1." Sin embargo." En este caso la ley le asigna al silencio un valor positivo.124 C. En este caso la sociedad se 143 . 1.4. su silencio se mirará como aceptación. que en aquella escritura se contiene su testamento.3. es expresa cuando se toma el título de heredero. Sin embargo esta regla es general. 1.956 inc.. 3º " Con todo. En este caso la ley le asigna un valor negativo al silencio.233 " El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia.Manifestación de voluntad tácita. en algunos casos la ley exige que la voluntad se manifieste en forma expresa como ocurre en el caso del testamento. c." b. destinada a ser conocida pro alguien ya sea en forma inmediata o en el futuro. "La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita..023 inc. y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar..Cuando la ley le atribuye al silencio el valor de manifestación de voluntad. por lo que admite excepciones: 1. pues según lo dispone el artículo 1. " La aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa. declarando de viva voz y de manera que el escribano lo vean.

el cual es definido por don Avelino León como "aquel que necesariamente va acompañado de antecedentes o circunstancias externas que permiten atribuir al silencio. 3. cuando las partes estipulan que si nada dicen dentro de cierto plazo y en determinada forma.. caso en el cual no hay acto jurídico. en este caso se comprenden a los infantes que es cualquier impúber menor de siete años 3. II. el acto será inexistente. Características necesarias para la eficacia de la voluntad: Para que la voluntad tenga completa eficacia jurídica se requiere que reúna los requisitos: a. en el segundo caso pueden haber actos que afecten el acto.. Por ejemplo si el dueño de un Restaurante en Valparaíso emite a sus proveedores un telegrama para que el procuren como en otras ocasiones determinados objetos.Cuando las partes le dan al silencio el valor de manifestación de voluntad: Esto ocurre frecuentemente en los contratos de arrendamiento y de sociedad.....de ser consiente b.Cuando es el juez quien le da al silencio valor de manifestación de voluntad: En circunstancias particulares el juez puede atribuir al silencio de las partes valor de manifestación de voluntad. si el proveedor no dice nada en un plazo razonable se entenderá que acepta. 144 . entenderá prorrogada en conformidad a las estipulaciones de los socios. esta figura ha sido denominada como SILENCIO CIRCUNSTANCIADO. a menos que uno o varios de ellos expresen su voluntad de ponerle término en el plazo estipulado mediante una declaración hecha por escritura pública.En el caso del error esencial. 4... así lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Suprema.La voluntad debe ser seria: Esto significa que la voluntad debe ser expresada por una persona capaz con la intención de producir efectos jurídicos. el cual es el que recae en la especie o naturaleza del acto o contrato.Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. caso en el cual el acto puede ser anulable por contener un vicio.." 2. complacencia o broma.Los dementes carecen de voluntad 2. el contrato se entiende renovado automáticamente por otro período.. el valor de manifestación de voluntad. El hecho del error esencial ha llevado a pensar a algunos autores que cuando éste existe hay ausencia de voluntad y como la voluntad es un requisito de la existencia de dicho acto jurídico. No será seria la voluntad expresada por cortesía.Los impúberes. 1. Casos en que existe ausencia total de voluntad..de no encontrarse viciada En el primer caso puede haber inexistencia total de voluntad. necesarios para un evento especial de navidad. inequívocamente.

Introducción. Debido a que la oferta es un acto jurídico unilateral como tal debe cumplir con los requisitos de existencia y validez de cualquier acto jurídico. Primera Edición. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Tomo II. I. además la oferta debe ser completa 145 . año 1994. páginas 256 a 267 La voluntad en los actos jurídicos bilaterales: En este tipo de actos jurídicos la voluntad toma la denominación de consentimiento. Editorial Jurídica de Chile. Parte General. 3) "Lecciones de Derecho Civil"... Parte General.TRIGESIMA OCTAVA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la manifestación de voluntad en los actos jurídicos bilaterales. Primera Edición.. año 1991. año 1996. requisitos Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Editorial Cono Sur Ltda. es por ello. págs. Carlos Ducci Claro. Alessandri y Otros Quinta edición . 132 a 144 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. definición. año 1980. La persona que hace la oferta es el oferente. Hernán Larraín Ríos. Editorial Jurídica de Chile. Nuestro Código Civil no trata la formación del consentimiento. definición.. 1. páginas 231 a 240. proponente o solicitante. año 1980.Etapas en la formación del consentimiento: a.LA ACEPTACION a. 191 a 201.. Del Derecho en General. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. requisitos.. Introducción. Editorial Jurídica Ltda.LA OFERTA b. Primera Edición. lo cual significa acuerdo de voluntades de las partes con el propósito de producir efectos jurídicos. Temas “El consentimiento”  Etapas de su formación  La oferta. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1)"Derecho Civil". que el legislador "llena este sensible vacío en nuestra legislación comercial y civil" entre los artículos 97 a 108 del Código de Comercio. pág. páginas 233 a 242.  La aceptación. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile.LA OFERTA Es un acto jurídico unilateral en virtud del cual una persona propone a otra la celebración de una determinado acto o contrato en términos tales de que para que la oferta quede perfecta basta que el destinatario de ella simplemente la acepte. clasificación.

. o en cualquiera otra especie de anuncios impresos.1. En el caso que la oferta no sea completa el destinatario puede complementarla. La persona que acepta la oferta se llama aceptante. es decir. a.Aceptación condicionada.Oferta hecha a persona determinada: es aquella oferta que se dirige a un destinatario que se encuentra perfectamente individualizado...Clasificación de la aceptación: B....Requisitos que debe cumplir la aceptación para que se forme el consentimiento: Básicamente son tres los requisitos que debe cumplir toda aceptación para que forme el 146 . B. y de que existan en el domicilio del oferente. es aquella en que se indica la adhesión a la oferta en los mismos términos en que ha sido formulada B.1. prospectos.1.d. B. La aceptación tácita produce los mismos efectos y se encuentra sujeta a las mismas reglas que la aceptación expresa. basta la aceptación expresa o tácita de la persona a quien se dirige. B. a.c.a.a. no son obligatorias para el que las hace.1..1.Aceptación expresa: es aquel tipo de aceptación en que el destinatario acepta la oferta en términos explícitos ya sea en forma verbal o escrita. la cual se mira como una nueva oferta. de que no hayan sufrido alteración en su precio.-Aceptación tácita: es aquel tipo de aceptación que se desprende inequívocamente de un comportamiento que revela la aceptación de la oferta.c. En nuestro derecho y según lo dispone el artículo 102 del C.Oferta expresa: es aquella que se formula en términos explícitos. es aquella aceptación de la oferta en que el destinatario acepta la oferta parcialmente o le introduce modificaciones.. para establecer el momento en que se forma el consentimiento.Oferta tácita: es aquella que se desprende de un comportamiento que hace inequívoca la proposición de celebrar un contrato. pero en este caso habrá una contraoferta.d. Dirigidos los anuncios a personas determinadas." B. lleva siempre la condición implícita de que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos.1. B. como una contraoferta. catálogos.. de Comercio " La aceptación condicional será considerada como una propuesta". Cuando la oferta comprenda una pluralidad de cosas será necesario determinar si la oferta era divisible o indivisible. a.Aceptación pura y simple.1.Oferta hecha a persona indeterminada: es aquella oferta que es dirigida al público en general.1.b. la cual puede ser verbal o escrita. Este tipo de oferta se encuentra tratada en el artículo 105 del Código de Comercio"Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares. notas de pactos corrientes... a. y en este caso es el oferete quien deberá aceptar las modificaciones hechas a la oferta para que se forme el consentimiento.b.1.LA ACEPTACION Es el acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella.Clasificación de la oferta: a.1.ello quiere decir que debe concebirse en términos tales que para que el acto o contrato propuesto quede perfecto.2.

consentimiento;
B.2.1.- Debe ser pura y simple, lo cual significa que la oferta debe ser aceptada en los
términos que fue formulada, es decir, no debe condicionarse o modificarse pues
esto implicaría una nueva oferta .
El artículo 101 del Código de Comercio establece "Dada la contestación, si en ella
se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto
perfeccionado y produce todos sus efectos legales, a no ser que antes de darse la
respuesta ocurra la retracción, muerte o incapacidad legal del proponente".
A su vez el artículo 102 señala " La aceptación condicional será considerada como
una propuesta".
B.2.2.- Darse en tiempo oportuno, esto es dentro del plazo fijado por el oferente, y si
éste no hubiere fijado plazo alguno, dentro del que fije la ley en subsidio. Para fijar
este plazo subsidiario, el Código de Comercio realiza una distinción entre si la
oferta ha sido verbal o escrita:
B.2.2.1.- OFERTA VERBAL , según el artículo 97 del C.de C. "Para que la
propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva
obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por
la persona a quien se dirigiere; y no mediando tal aceptación, queda el
proponente libre de todo compromiso"
B.2.2.2.- OFERTA ESCRITA, dispone el artículo 98 del cuerpo legal antes citado
" La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada
dentro de veinticuatro horas, si la persona a quien se ha dirigido
residiere en el mismo lugar que el proponente, (denominada entre
presentes) o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso.
(denominada entre ausentes)
Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aún
cuando hubiere sido aceptada.
(Los plazos que la ley da, no son para que el oferente tome
conocimiento de la aceptación, sino más bien para que la aceptación se
de. De éste modo si la aceptación es dada oportunamente, aunque llegue
esta a conocimiento del oferente después del vencimiento del plazo, el
contrato igualmente se forma, pues este se perfecciona cuando se da la
aceptación y no cuando el oferente toma conocimiento de ella Al
aceptante corresponderá probar la emisión de la aceptación y la llegada
de ella a conocimiento del oferente.)
En caso de aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo
su responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su
retracción."
La determinación de qué es residir en el mismo lugar o a vuelta de
correo es una cuestión de hecho que corresponde determinar al juez del
fondo.
Por último, cabe hacer notar que la aceptación no se presume, por lo
que, debe probarla quien intenta hacerla valer, según la reglas que del
onus probandi se da en el artículo 1698 inc. 1º del C.C. "Incumbe probar
las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o éstas."

B.2.3.- Debe ser hecha mientras la oferta se encuentre vigente,
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Dos son los hechos que ocasionan que la oferta no se encuentre vigente;
B.2.3.1.- LA RETRACTACION DEL PROPONENTE, la retractación
ocurre cuando el oferente revoca la oferta o la deja sin efecto, según el
artículo 99 del Cede C. "El proponente puede arrepentirse en el tiempo
medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al
hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no
disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de
transcurrido un determinado plazo. El arrepentimiento no se presume."
Si la retractación es tempestiva (es tempestiva la retractación antes de
que se acepte) no se forma el consentimiento, establece el artículo 100
del C. de C "La retractación tempestiva impone al proponente la
obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue
encaminada la propuesta hubiere hecho, y los daños y perjuicios que
hubiere sufrido.
Sin embargo, el proponente podrá exonerase de la obligación de
indemnizar, cumpliendo el contrato propuesto."
B.2.3.2.- LA CADUCIDAD DE LA OFERTA; ésta puede ser:
a.- Por el transcurso de un plazo que lleva la oferta que lo hace
caducar, si bien la caducidad es el vencimiento anticipado de los
plazos en estricto derecho cuando las partes fijan un plazo, habrá
plazo entonces no habrá caducidad.
b.- Por la muerte del proponente
c.- Por incapacidad sobreviviente del proponente

La oferta y la declaración unilateral de voluntad:
Hay una oferta que por si sola obliga, es la que se conoce como declaración unilateral de
voluntad. En este caso el proponente u oferente puede arrepentirse entre el tiempo que medie
entre el envío de le oferta y la aceptación.
Esta situación tiene una excepción contemplada en el artículo 99 del C. de C. " El
proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación,
salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto
del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. El
arrepentimiento no se presume."
En este caso la declaración unilateral de voluntad es una fuente de obligaciones pues
genera la obligación de esperar la contestación o el plazo, esta es una fuente de obligaciones no
contemplada en el artículo 1.437 del C.C.
A surgido en doctrina la interrogante si esta declaración unilateral del proponente obliga
también a sus representantes o herederos a llevar a cabo el contrato.
Se ha entendido que éstos no se encuentran obligados porque el artículo 99 del C. de C.
que obliga a celebrar el contrato a pesar de la intención de retractación es de carácter
excepcional y por ende su interpretación debe ser del mismo tenor.
Nosotros discrepamos con esta posición pues argumentamos que si bien la norma citada
es de carácter excepcional, no es menos cierto que conforme al artículo 1.448 del C.C. "Lo que
148

una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla,
produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.", por ende
lo que ejecuta el representante es equivalente completamente a lo que habría ejecutado su
representado y en cuanto a los herederos estos representan a la persona de su causante en todos
los derechos y obligaciones transmisibles, y dado que las obligaciones generadas por un contrato
son transmisibles por regla general, los herederos deben llevar a cabo el contrato.

TRIGESIMA NOVENA SESION
Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la manifestación de voluntad en los
actos jurídicos bilaterales.
Temas
 Momento que se forma el consentimiento entre ausentes.
 Importancia de la determinación del consentimiento.
 Lugar en que se forma el consentimiento.
 Vicios del consentimiento
 El error, definición, clasificación, error de derecho.
Lectura previa:
1)"Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 233 a 242
2) Código Civil
Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar
b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior

Lecturas post sesión:
1) "Derecho Civil". Parte General. Carlos Ducci Claro, Primera Edición, año 1980; Editorial
Jurídica de Chile, Introducción, páginas 242 a 246 y 251 a 253.
Lecturas Complementarias:
1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General, Antonio Vodanovic Haklicka Primera
Edición, año 1996; Editorial Jurídica Ltda.; pág. 145 a 154.
2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General, Tomo II, Alessandri y Otros Quinta Edición ,
año 1991; Editorial Cono Sur Ltda.; págs. 202 a 214.
3) "Lecciones de Derecho Civil", Hernán Larraín Ríos; Primera Edición. año 1994; Editorial
Jurídica de Chile; I. Del Derecho en General, páginas 267 a 272

B.3.- Momento en que se forma el consentimiento;
Se debe distinguir si el contrato se desarrollo entre presentes o ausentes.
Para el profesor Alessandri esta diferenciación no atiende al hecho que si las partes se
encuentran reunidas en el mismo lugar, pues hay casos en que los contratos celebrados por
teléfono son considerados celebrados entre presentes, esta distinción apunta más bien a si la
aceptación puede ser conocida por el oferente inmediatamente después de ser emitida. Un
contrato es entre ausentes cuando la aceptación sólo es conocida por el oferente después de
cierto tiempo de formulada la aceptación no obstante una parte de la doctrina entre ellos el
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profesor Somarriva apunta a que esta clasificación atiende a que ambas partes se encuentren en
el mismo lugar, así cuando ambas partes se encuentren frente a frente en el mismo lugar físico, el
contrato se celebra entre presentes, por lo tanto se estaría frente aun contrato entre ausentes
cuando las partes no estén en el mismo lugar.

B.3.1.- Momento en que se forma el consentimiento en los contratos entre presentes:
"Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva
obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se
dirigiere; y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso.",
artículo 97 del C. de C., es decir, para que una propuesta verbal de un negocio imponga al
proponente la respectiva obligación se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por
la persona a la que se dirige y no mediando tal aceptación la oferta queda sin efecto.

B.3.2.- Momento en que se forma el consentimiento entre ausentes:
En este punto existen diversas teorías que lo explican :
B.3.2.1.- TEORIA DE LA ACEPTACION, DE LA DECLARACION O AGNICION;
Según esta teoría el consentimiento se perfecciona desde el momento en que el
destinatario de la oferta da su aceptación, aunque éste hecho no sea conocido
por el oferente.
Esta es la posición seguida por nuestro C. de C., así se deduce de los artículos
99 y 101 del mismo cuerpo legal, según dichas disposiciones el proponente
puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la
aceptación, es decir, no puede arrepentirse después de la aceptación porque el
consentimiento ya está formado (art. 99 C. de C.); y ya que dada la
contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato
queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales (art. 101 del
C. de C.)
Afirmaciones al respecto:
a.- Es la ley la que da las normas respecto al lugar y el momento en que se
forma el conocimiento, entonces, está es una cuestión de derecho, lo cual
implica que es susceptible de recurso de casación en el fondo, o sea, puede
llegar hasta la excelentísima Corte Suprema, por consiguiente si es una
cuestión de derecho sólo existen dos instancias.
b.- Las reglas que da el C. de C., fundamentalmente el artículo 101 no es de
orden público, por consiguiente, las partes pueden convenir que el contrato
se estime perfecto en un momento distinto del que señala la ley.
Excepciones a la Teoría de la Aceptación
A pesar que la teoría de la aceptación estima que el consentimiento se forma al
darse la aceptación y no al conocerse ésta por el oferente, existen excepciones
legales a este principio en los siguientes casos:
1.- En los contratos solemnes, pues estos se perfeccionan sólo al cumplirse las
solemnidades exigidas por la ley;
2.- En donaciones irrevocable entre vivos, pues este contrato se perfecciona
cuando el donante que es el oferente toma conocimiento de la aceptación del
destinatario, art. 1.412 C.C.
3.- En los contratos reales, este tipo de contrato se perfeccionan por la
entrega o tradición de la cosa.
150

b. el que en el art.Las partes deben ser capaces en el momento de la formación del consentimiento. a.3. Así. . se entenderá celebrado el contrato." IV.4. de C.440 sobre las reparaciones locativas en el arrendamiento. sólo que la reciba. lo reconoce el Código de Comercio. por seguirse la teoría de la aceptación o declaración.Lugar en que se forma el consentimiento: Al respecto se aplican las mismas teorías mencionadas en relación con la explicación del momento en que se forma el consentimiento.Para determinar la ley aplicable en cuanto al territorio. nuestra legislación particularmente el C.La formación del consentimiento pone fin al derecho de revocar la oferta. 1.TEORIA DE LA EXPEDICION. B." Importancia práctica de determinar el lugar en que se perfecciona el consentimiento. V. El contrato produce sus efectos desde momento de formación del consentimiento. desde ese momento ya no puede arrepentirse.. c.2. en el de la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada. En Chile. como ocurre en el art. por lo demás. así lo dispone el artículo 22 inc. si es consensual. B.3.. El lugar del perfeccionamiento es el que señala el uso o la costumbre que tiene cabida.4.2. 104 dispone "Residiendo los interesados en distintos lugares.. que dicen relación con las condiciones y con los efectos de los contratos: I. B. III Cuando hay cambio de legislación. II . para todos sus efectos legales.. 1º de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. que es la regla en esta materia se inclina por la teoría de la aceptación.En los casos en que la voluntad de las partes puede interpretarse por los usos o las costumbres.3. el consentimiento se forma en el domicilio del aceptante. VI.TEORIA DE LA RECEPCION: Esta teoría establece que el consentimiento se forma entre ausentes en el momento en que el oferente recibe la aceptación enviada por el destinatario... no importa que tome conocimiento de ella.3.El momento de la formación del consentimiento determina si hubo o no objeto ilícito. el momento de la formación del consentimiento determina las leyes aplicables en el tiempo al contrato.Para determinar la competencia de los tribunales de justicia. B. el consentimiento se forma entre ausentes cuando el aceptante expide la respuesta en la cual consta su aceptación de la oferta. Según esta teoría el consentimiento se forma cuando el proponente u oferente ha recibido la aceptación y toma conocimiento real y efectivo de la aceptación.2.. Para esta teoría..La formación del consentimiento fija el punto de partida de la prescripción o de la caducidad de ciertas acciones. 151 .2. ya que uno y otros varían de acuerdo con los países y aun con las regiones de un mismo país.. El determinar el momento en que se forma el consentimiento tiene importancia porque acarrea diversas consecuencias prácticas. ese momento decide si deben aplicarse al acto las leyes antiguas o las nuevas.TEORIA DEL CONOCIMIENTO O DE LA INFORMACION.

El que sufre un error tiene una falsa percepción. en este caso se aplica el artículo 106 del C. el ignorar significa desconocer. Clasificación del error: 1. " Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. es lo mismo que la celebración del contrato se hubiera realizado por la partes." LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO: De acuerdo con el artículo 1.EL ERROR El error es el concepto equivocado que se tiene de la ley. la fuerza y el dolo. b. Es la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de la ley.. por razones de justicia. Que el error de derecho no vicie el consentimiento significa que el que ha contratado con una persona teniendo un concepto equivocado de la ley o ignorancia sobre un precepto legal no podrá alegar este error para excusarse de cumplir sus obligaciones ni para pedir la nulidad del acto o contrato. Así. " El contrato propuesto por el intermedio de corredor se tendrá por perfecto desde el momento en que los interesados aceptaren pura y simplemente la propuesta.. y en el art. 1. no obstante ser conceptos distintos. algunas excepciones.Si se tiene la calidad de representante. el art. se ha agregado por la doctrina no como vicio del consentimiento sino más bien como vicio objetivo la lesión enorme. 1.C. En este punto el Código Civil siguió el modelo francés y éste a su vez a la doctrina romana.451 del C..C. de una cosa o de un hecho. en este caso. se tiene un conocimiento o concepto pero es falso." Por su parte el artículo 7º establece la forma en como se da a conocer la ley. Concordante con esta situación pero llevada a una situación especial en materia posesoria el inc.448. artículo 1.Si no se tiene la calidad de representante. ésta se entiende conocida por todos y nadie podrá alegar desconocimiento o ignorancia de ella." No obstante y a pesar que el error de derecho no produce efecto alguno. Pero por disposición del artículo 8º del C.444 sobre el pago de la renta en el mismo contrato. admite. pues a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial. Situación de los contratos celebrados entre intermediarios para los efectos de determinar el momento o lugar en que se forma el consentimiento: En este caso se hace necesario distinguir: a.452 señala ""El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento".. I. Para el efecto de evitar el enriquecimiento sin causa el legislador admite casos en que el 152 . los vicios de que puede adolecer el consentimiento son el error. final del artículo 706 reafirma esta posición disponiendo "Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe. que no admite prueba en contrario. este principio que por razones de seguridad jurídica debería ser absoluto. Nuestra legislación equipara al ignorante con el que incurre en un error.El error de derecho. de una norma. no tener un conocimiento . la cual no aceptaba el error de derecho como vicio del consentimiento.. es decir. de C.

."Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho. Hernán Larraín Ríos. 146 a 154 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. si el pago no se fundaba en obligación alguna. Introducción. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. si alguien pagó porque creía que la ley lo obligaba a hacerlo. una droga o sustancia prohibida de la que posteriormente es privado por la autoridad porque se trata de una compraventa que adolece de objeto ilícito. año 1980. Puede en este caso repetir lo que pagó por la sustancia.."Del que da lo que no debe. de acuerdo al 153 ..C. I.. año 1996. año 1980. Carlos Ducci Claro. páginas 242 a 246 y 251 a 253. pág. cosa o hecho. Editorial Cono Sur Ltda. Primera Edición. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica Ltda.. Carlos Ducci Claro.-El Error de Hecho: Es aquel error que recae en una persona. 3) "Lecciones de Derecho Civil". Por ejemplo cuando alguien compra en una farmacia ignorándolo.297 del C.299). tanto en el hecho como en el derecho. páginas 272 a 279 2. no se presume que lo dona. la que no produce ni aun obligación natural. Estos se conocen como ERROR ESENCIAL O ERROR OBSTACULO. este artículo nos señala que al que pagó por error de hecho o de derecho no se le puede presumir que su intención fue donar. a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía. Temas “El error como vicio del consentimiento”  Error de hecho  Error común. Tomo II.Error de hecho que impide el nacimiento o formación del acto o contrato. Editorial Jurídica de Chile. Primera Edición. B. Parte General. año 1991.a. podrá repetir lo pagado. Vale decir. puede repetir lo dado. Del Derecho en General. 208 a 214. 2. págs. Alessandri y Otros Quinta Edición . esto se encuentra establecido el artículo 2. es decir.error de derecho vicia el consentimiento: A. Se distinguen distintas clases de error de hecho. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural". año 1994. Introducción. y constituye la figura del cuasicontrato del pago de lo no debido. ni civil ni natural. Editorial Jurídica de Chile. Lectura previa: 1)"Derecho Civil". páginas 253 a 258 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General." (artículo 2. Primera Edición. CUADRAGESIMA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir los distintos vicios del consentimiento.

y realmente es una masa de 154 . pues hay ausencia de voluntad. 1º y 2º acarrea la nulidad relativa. establece cuales son las causales de nulidad absoluta. como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada. A pasar que el Código dice que vicia el consentimiento. es decir. 4) Artículo 1.682 inc 1º y 2º . fundándose básicamente en razones de texto: 1) Artículo 1.454 esta norma señala que el error sustancial vicia el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato. Ambas clases de error son errores obstáculos porque obstan a que se forme el consentimiento. 3º del mismo artículo es más clarificador pues establece que cualquier vicio que no sea de los mencionados en el inc. 1. 3) Artículo 1. 2. es diversa de lo que se cree.454 " El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato.453 Según esta disposición el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie del acto o contrato o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. son error. es diversa de lo que se cree. y el comprador entendiese comprar otra”. como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata. Para una corriente de la doctrina el error esencial por impedir la formación del consentimiento acarea la inexistencia de un acto jurídico y como la inexistencia no se encuentra regulada como sanción en nuestro derecho.453 existen dos tipos de error esencial que vician el consentimiento: i) “Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra. fuerza y dolo" Esta disposición señala como vicios del consentimiento el error. y realmente es una masa de algún material semejante. se les conoce con el nombre de ERROR NULIDAD. Son aquellos que no obstan al nacimiento del acto. como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata.” ii) Cuando recae “sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. y si nunca llegó a formarse malamente puede encontrarse viciado. Otros profesores postulan que cualquiera que sea el error siempre la sanción será la nulidad relativa del acto o contrato.b.b. 1º del artículo 1. se impide la formación del acto o contrato. éstas van por caminos separados y dado este hecho el acto o contrato no se forma..451 "Los vicios de que puede adolecer el consentimiento.1. es decir. El inc. a su vez se subdistinguen: 2. este es el error esencial y la sanción a éste es la nulidad relativa. no hay unión de voluntades. el error esencial acarrearía la nulidad absoluta del acto o contrato. en realidad el error obstáculo o esencial lo impide. art. pero que hacen que surja defectuoso a la vida del derecho y permite que se anule el acto o contrato por tal defecto. como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. causales entre las cuales no se encuentra el error esencial.-Error sustancial: según el inc.Error de hecho que vicia el consentimiento. la fuerza y el dolo y no hace diferencia acerca del error esencial y la sanción a los vicios del consentimiento es la nulidad relativa. 2) Artículo 1.

Error accidental o indiferente: el inc. 2.-Errores de hecho que no vician el consentimiento. 2º del artículo 1.2.3º. 2. salvo que la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. pero para otra persona puede ser el que sea un reloj de colección. habrá que determinar cuál es la esencia de esa cosa.682 inc.. Esto ocurre siempre en los actos o contratos intuito personae. excepcionalmente y como se planteo anteriormente en el punto 2.Error sobre cualidades accidentales del acto. 1º del artículo 1. pero que han sido determinantes para su celebración. cuando la persona es determinante para la celebración del acto o contrato.c. la sociedad y en algunas clases de arrendamiento. 2..2 el error en la persona vicia el consentimiento en los actos y contratos que se celebran en consideración a una persona determinada y ella ha sido la causa principal y determinante para contratar o celebrar el acto. Error que recae sobre las cualidades accidentales del objeto o sobre una persona. de modo que no se habría contratado de no saberse bien que persona es. pero puede llegar a viciarlo si la calidad de la cosa es el motivo que ha tenido una de las partes para contratar y ese motivo es conocido de la otra. sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar.2. sólo lo vicia.b. es una cuestión de hecho que corresponderá a preciar al juez del fondo. Este error no obsta a la formación del consentimiento. por ejemplo. matrimonio o reconocimiento de un hijo." En principio el error accidental no vicia el consentimiento. como el caso de la adopción.3. 155 . La determinación de lo que es una calidad accidental es una cuestión de hecho que corresponde a preciar al juez de fondo. La sanción por el error sustancial es la nulidad relativa.b. pues para una persona puede ser esencial al comprar un reloj el que éste sea de platino.c. en todo caso. un reloj será de colección cuando tenga los antecedentes que ameriten considerarlo así.454 establece "El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan. para saber qué es la calidad accidental de una cosa.455 "El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento. algún otro metal semejante. en cada caso concreto. qué se entiende por calidad esencial de una cosa. y este motivo ha sido conocido de la otra parte.c. 2.b." Cabe señalar tres aspectos importantes: Para el Código son sinónimos las expresiones sustancia y calidad esencial.1. El determinar. ii) Acarrea la nulidad relativa del acto. por eso usa la conjunción "o".Error en la persona: de conformidad con el inc.Error sobre la persona con quien se contrata cuando ella es determinante para su celebración 2. según lo dispone el artículo 1. o sea." Por regla general la persona es indiferente para los fines que se persiguen por el acto. EFECTO DEL ERROR ACERCA DE LA PERSONA: i) Viciará el consentimiento. aquello que hace que sea eso y no otra cosa. y en general en los contratos de confianza como el mandato.

y que cobra real importancia en los contratos intuito personae. 704 Nº 4. Es típico el error que pueda producirse a raíz del nombramiento irregular de un funcionario público. 1. estos han podido creer fundadamente en la regularidad de una situación jurídica que aparentemente llena todas las exigencias de la ley. Carlos Ducci Claro. tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por nulidad del contrato" Inc 2º. año 1980. Carlos Ducci Claro. páginas 258 a 262 y 246 a 251.013. Primera Edición. Editorial Jurídica de Chile. pese a haberse recogido en las disposiciones relativas a las asignaciones testamentarias. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". y que los actos que autorizan no serán anulados.iii)"La persona con quien erradamente se ha contratado. b) El error debe ser fundado o excusable. En la legislación chilena el error común no se encuentra consagrado en forma expresa pero existen distintas disposiciones que si lo contemplan: Artículos 94 Nº 4. Según la mayor parte de la doctrina este principio tiene aplicación en todos los actos jurídicos.576. Antonio Vodanovic Haklicka Primera 156 . Para que exista error común deben cumplirse ciertos requisitos: a) El error debe ser compartido por todos o por la mayoría de personas en la localidad en que el acto se celebró. es decir. el artículo 1.058. Parte General. Introducción.057 contiene otra regla sobre el error en la persona según esta norma “El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición. Primera Edición.455. CUADRAGESIMA PRIMERA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir los distintos vicios del consentimiento Temas “Vicios del consentimiento”  La fuerza. 2. los actos ejecutados por tales funcionarios afectan a terceros. páginas 253 a 258.1. Parte General. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. 1.  El dolo. clasificación. ERROR COMUN Este error se da cuando por circunstancias ni imputables a terceros. en el caso del ejemplo dado anteriormente el funcionario público supone que esta nombrado conforme a la ley. clasificación. si no hubiere duda acerca de la persona”. debe tener un justo motivo. año 1980. conceptualizaciones. pero una vez normalizado el nombramiento y reemplazado el funcionario por quien corresponda los actos ejecutados por él no se invalida y mantienen su validez. requisitos. art. Finalmente. c) El error debe producirse de buena fe.057. 2. 122. concepto. Editorial Jurídica de Chile. Lectura previa: 1)"Derecho Civil".. Introducción.

o sobre la persona.456. Editorial Jurídica Ltda. El ejemplo clásico que se da para traficar este tipo de fuerza es aquel en que se guía la mano de una persona para que aparezca firmando un documento. esto se debe fundamentalmente que el temor reverencial no constituye fuerza y no es grave. I. páginas 279 a 288. En el caso de fuerza moral hay voluntad. Del Derecho en General. 1." (art. pero está se encuentra viciada por la presión moral que se ejerce sobre ella. pág. De la definición resulta dos tipos de fuerza: a) La fuerza física b) La fuerza moral a) Fuerza Física: La fuerza física . en este caso se prueba si la fuerza existía y si además fue grave.. Es importante que se considere la edad. Tomo II. este es un caso de presunción simplemente legal que recae sobre la gravedad de la fuerza. Hernán Larraín Ríos. año 1996. b) Fuerza Moral: Este tipo de fuerza consiste en una mal que puede recaer sobre la misma persona de quien se pretende obtener el consentimiento. 157 . 1. honor o bienes de terceros ligados a la víctima por determinados vínculos..456 y 1. año 1994. sino también cuando el mal pueda afectar a "su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. tomando en cuenta su edad. porque un mismo hecho puede viciar la voluntad en una persona concreta y no en otra. págs.LA FUERZA Es la presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona para determinarla a celebrar un acto jurídico.457 1. Distinto es el caso de la fuerza que produce sus efectos en tercero no parientes ligados al contratante por otros vínculos de afecto o de respeto. 156 a 158 y 163 a 174. 2º . año 1991. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Editorial Jurídica de Chile. no basta para viciar el consentimiento. sexo y condición" art. Editorial Cono Sur Ltda.La fuerza debe ser grave: Esto es "cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Alessandri y Otros Quinta edición . primera parte. 1. 3) "Lecciones de Derecho Civil". pero no es una voluntad libre. Primera Edición. o sobre su honra o bienes . 1º . 215 a 226. hay voluntad. II. sexo y condición del afectado. es aquella que con que el daño que se amenaza va a recaer en la persona física ocasionándole un sufrimiento corporal.456 inc. en este caso la gravedad de la fuerza se presumirá y no será necesario probarla por quien la alega.Edición. La fuerza es grave no sólo cuando infunde temor a una persona de verse expuesta ella misma a un mal... segunda parte).456 inc. TEMOR REVERENCIAL: El temor reverencial es "el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. art. Requisitos para que la fuerza vicie el consentimiento: Estos requisitos se desprenden de los artículos 1.

aunque éste no reporte ventaja alguna con el acto o contrato.1.La fuerza debe ser injusta Esto significa que sea contraria a derecho... que consista en un acto ilícito. Si el acto es lícito no vicia el consentimiento y no constituye fuerza.2. El artículo 1.El primer aspecto dice relación con que la fuerza debe ejercerse con el objeto de obtener el consentimiento. lo que implica que los tribunales podrían reducir las prestaciones excesivas.. 1. a su vez la jurisprudencia francesa ha estimado que estos actos no son anulables pero si revisables judicialmente.. rige el principio de que quien su derecho ejerce a nadie ofende.La fuerza debe ser obra de una persona.3º.El segundo aspecto guarda relación con el hecho de que si no hubiera mediado la fuerza no se hubiera dado el consentimiento para realizar el acto o contrato. sea que la ejerza la contraparte o un tercero. aunque no sea penal. con respecto a estos actos surge el problema de determinar si los actos celebrados en estados de necesidad son obtenidos por la fuerza y por ende puede ser anulables o no.453) La excepción a esta regla se constituye en el caso en que se celebran dos o más actos distintos 158 .La fuerza debe ser actual o inminente.(arts. aun cuando el daño con que se amenaza sea posterior.457 prescribe " Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella.. Lo cual significa que la fuerza debe producirse en el momento que se celebra el acto o contrato. 1. sino que puede provenir de un tercero. No se consideran fuerza los hechos ajenos al hombre que lo inducen e impulsan a contratar.. si ese no es el objetivo de la fuerza no hay vicio del consentimiento. basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento" La fuerza debe ser determinante en dos aspectos: 3. 4. La fuerza no necesariamente debe emanar de la contraparte del acto o contrato. La fuerza debe ser obra de una persona debido a que sólo éstas tiene inteligencia para comprender que por medio de la amenaza se puede obtener el consentimiento para celebrar un acto o contrato. 3. la cual es la nulidad relativa.El primer efecto de la fuerza como vicio del consentimiento es una sanción. 5. Se entiende por acto ilícito a todo aquello que no corresponde al ejercicio legítimo de un derecho. esto constituye en doctrina los denominados estados de necesidad. Es necesario aclarar que la nulidad proveniente de la fuerza afecta a todo el acto en que ella intervino y no sólo a la parte en que el autos de la fuerza se haya beneficiado con ella.007 y 2.2.682 inc. según lo dispuesto en el art. Efecto de la Fuerza: a.La fuerza debe ser determinante Esto implica que es la fuerza la que debe inducir al consentimiento.. Para el profesor David Stitchkin en nuestro derecho no es posible anular estos actos . 3.

En los contratos.. Clasificación del Dolo: A.Dolo bueno y malo.2. pero si hay dolo.Dolo Malo: Es la intención positiva de dañar y por ello es ilícito.. 2.1. así como la culpa lo es del cuasidelito civil. sólo es responsable de los perjuicios que se previnieron o pudieron preverse al tiempo del contrato.284 inc. Incumbe su prueba a quien la alega. Habrá dolo contractual cuando no se cumple de mala fe una obligación. se incumple con la intención de dañar una obligación derivada de un contrato. A su vez la doctrina ha elaborado la siguiente conceptualización dolo es una maquinación fraudulenta destinada a obtener el consentimiento de una persona para la celebración de un acto jurídico.314.558 inc 1º) y también como elemento constitutivo de la responsabilidad extracontractual subjetiva (art.. como una circunstancia agravante de la responsabilidad del deudor por el incumplimiento de su obligación (art. 1.558 inc.. como por ejemplo las lisonjas de un vendedor a un cliente para que compre una mercadería. 159 . Este dolo se llama precontractual pues aun no existe un contrato. 3º) : 1. A. 44 como "la intención positiva de inferir injuria a la persona propiedad de otro" .451). 1º "Si no se puede imputar dolo al deudor. 2.Dolo Bueno: se entiende por tal a la astuta precaución con que cada uno debe defender su derecho y evitar todo detrimento o perjuicio.. Este dolo es contractual a diferencia del dolo como vicio del consentimiento.. final del art. actúa como una circunstancia agravante de la responsabilidad del deudor por el incumplimiento de su obligación. 1. En este aspecto el dolo es el elemento distintivo del delito civil. es además. pero al mismo tiempo es anulable sólo aquel acto en que intervino la fuerza. El dolo se encuentra definido en el inc. 2.. es lo que la doctrina ha llamado La Teoría Unitaria del Dolo. b. 1. es decir. esta distinción se hace en el derecho romano y español. es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.Segundo efecto.. III. 2.437. en realidad existe un solo dolo. lo cual no tiene nada de ilícito.284. como la fuerza es un hecho puede ser probada por todos los medios de prueba que franquea la ley. definición que en nada se opone a la dada por el legislador." 3. porque hace que el deudor responda de todos los perjuicios derivados de su incumplimiento. su existencia acarrea la nulidad relativa del acto. A. una agravante de la responsabilidad contractual. artículo 1.Como vicio del consentimiento.Como elemento constitutivo de la responsabilidad extracontractual subjetiva. art.EL DOLO El dolo en el Derecho Civil se encuentra presente en tres fenómenos jurídicos. el cual puede manifestarse como vicio del consentimiento (art. como también debe probar su gravedad.

2. págs. año 1996. páginas 258 a 262 y 246 a 251. Primera Edición.Dolo Incidental: Es aquel dolo que no determina a una persona a celebrar el acto o contrato. y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran 160 . Hernán Larraín Ríos. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. entre éstos se cuenta el silencio o la reticencia. año 1991. Carlos Ducci Claro. año 1980. C. pág..Dolo Negativo: consiste en una abstención. Primera Edición.. C. pero si a concluirlo en distintas condiciones en que lo habría realizado si las maniobras artificiosas no hubieren existido. Introducción. Primera Edición.458 en su inciso primero "El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes. Alessandri y Otros Quinta edición . Editorial Jurídica Ltda. Tomo II.2. Parte General.Dolo Positivo: consiste en una acción o hecho. Editorial Jurídica de Chile. 3) "Lecciones de Derecho Civil". 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". 226 a 232. Editorial Jurídica de Chile. es aquel dolo que determina o decide a una persona a celebrar el acto jurídico en que incide. Introducción...B. Parte General. Carlos Ducci Claro. Del Derecho en General. I. Editorial Cono Sur Ltda. páginas 262 a 266 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. CUADRAGESIMA SEGUNDA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir los distintos vicios del consentimiento Temas “El dolo como vicio del consentimiento”  Requisitos para que el dolo vicie el consentimiento  Casos en que el dolo no vicia el consentimiento  Prueba del dolo  La lesión Lectura previa: 1)"Derecho Civil". 158 a 162 y 175 a 179....Dolo positivo y negativo B. páginas 284 a 289.Dolo Principal: también se conoce como dolo determinante o inductivo.1.. año 1980. Editorial Jurídica de Chile. generalmente estas condiciones son más gravosas. Requisitos para que el dolo vicie el consentimiento: Establece el artículo 1.Dolo principal e incidental C.1. B. año 1994.

1.Si este requisito no se cumple se esta frente a un dolo incidental. 2.. se da lugar a al acción de perjuicios hasta la concurrencia del provecho que han reportado del dolo. En estos casos el dolo no cumplirá con todos los requisitos para viciar el consentimiento. por ende. obviamente en este tipo de actos no puede exigiese que el dolo provenga de una de las partes por que no hay más que una parte en el acto.." Ergo.QUE SEA OBRA DE UNA DE LAS PARTES. pero en estos basta con que el dolo sea principal. sea un 161 . pues no podría pretenderse que el engaño provino de un tercero ajeno al acto o contrato. a quien se le creyó y no se le creyó a la contraparte que actuó de buena fe. Por ejemplo puede haber dolo en la aceptación o repudio de una asignación o de una herencia. En los casos en que el dolo vicia el consentimiento. el repudio o la renuncia a un beneficio. Por lo cual no viciara el consentimiento si es obra de un tercero. de los perjuicios que se responden en estos casos y según lo establecido por la norma anteriormente transcrita se hace necesario distinguir: i) Contra las personas que han fraguado el dolo. En los actos bilaterales y en los contratos el dolo necesariamente debe provenir de una de las partes ." Por ende. pero no es obra de una de las partes. ii) Contra las personas que se han aprovechado del dolo. debe ser el motivo que llevó a celebrar el contrato .. debe ser obra de una de las partes. se presume la mala fe. 1.682 inc. contra las primeras por el total valor de los perjuicios. a. 1. Esto significa que el dolo tiene que inducir derechamente a contratar. es decir. de acuerdo a lo dispuesto en el art.contratado. siempre será obra de un tercero. y contra las segundas hasta la concurrencia del provecho que han reportado del dolo. b. son dos los requisitos que deben cumplirse para que el dolo vicie el consentimiento. según lo dispuesto por el inc. final. es decir. Prueba del dolo: "El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley." (art. 1.el dolo es incidental. 2º del art. En los demás debe probarse.es principal. el acto o contrato es nulo relativamente. salvo en los casos excepcionalísimos en que la ley lo presume. En los actos unilaterales el dolo también tiene cabida.458 "En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él.459) La presunción de buena fe es general y es el dolo lo que debe probarse. a instancias de un tercero que dolosamente obtiene con la aceptación.QUE SEA DETERMINANTE.. Casos en que el dolo no vicia el consentimiento: El dolo no viciará el consentimiento cuando. se da lugar a acción de perjuicios por el total del valor de los perjuicios. es decir.

1. cuando en un contrato oneroso conmutativo se produce una determinada desigualdad en las prestaciones de las partes. El dolo no puede condonarse anticipadamente. Estimamos que dado el tratamiento que le dio el Código Civil a la lesión. entonces se habla de un equilibrio conmutativo.Artículo 706 inc. esta quedó establecida como una sanción objetiva.. art. debido a que se supone que el incapaz no realizó el acto o contrato para posteriormente dejarlo sin efecto y defraudar a la otra persona. 1.685 primera parte " Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato.Artículo 1.." (art.888) Es el propio legislador quien determina cuando se entenderá que la lesión es enorme en el inc. 1. ni renunciarse porque la condonación del dolo futuro constituye objeto ilícito.889 .. " El contrato de compra venta podrá rescindirse por lesión enorme." Esta es un presunción de derecho. presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. En el caso de los incapaces el dolo produce el efecto contrario que en los demás actos y contratos. En nuestro derecho la comnutatividad esta entregada a la apreciación de las partes." b . y en todos aquellos contratos onerosos conmutativos en que la ley no la establece.Lesión enorme en el contrato de compraventa de bienes raíces. c .465."El vendedor sufre lesión enorme. que no admite prueba en contrario. Casos en que el legislador presume el dolo : a ." Norma por lo demás que se encuentra acorde con el principio "nadie puede aprovecharse de su propio dolo".459 Constituye la regla general. El código a tratado los siguientes casos de lesión 1.. ni él ni sus herederos o cesionario podrán alegar nulidad. Por estas consideraciones la lesión es nuestro derecho es excepcionalísima y sólo tiene aplicación en determinadas materias. o su existencia. 1º del art. será sancionado con la nulidad absoluta del acto o contrato. constituye mala fe. cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. por lo tanto. Por ende no habrá lesión en los contratos gratuitos ni en los onerosos aleatorios. La lesión es el perjuicio pecuniario que experimenta una persona como consecuencia de la celebración de un acto jurídico debido a una desproporción considerable en las prestaciones.Artículo 968 Nº 5: " El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto. final: "Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe. 162 . pues el acto o contrato queda a firme." d.Artículo 94 Nº 6: "El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido.presunción de derecho o simplemente legal. LA LESION La lesión más que un vicio del consentimiento es considerado como un vicio objetivo que atenta contra el equilibrio normal de las prestaciones conmutativas. cuestión que el legislador aprecia caso a caso. 1. art.

Pertenencias mineras d . El art. es decir. cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. 163 . La cláusula penal es una avaluación anticipada de los perjuicio por el retardo en el cumplimiento de una obligación o por el incumplimiento de ella. además según lo dispuesto por el art. incluyéndose ésta en él.. 1. b . podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda el duplo de la primera. A su vez el inciso 1º del artículo 1890 regula los efectos de la rescisión por lesión enorme una vez que ésta ya ha sido declarada : "El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a su arbitrio consentir en ella.000. cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da.894 en su primera parte esta es una acción irrenunciable " Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme.000. lo cual hace que nada impide que una vez perfeccionado el contrato se renuncie a la acción de rescisión por lesión enorme a que pueda tenerse derecho esto en virtud del artículo 12 del C." Agrega esta disposición en su inc. podrá consentir en la rescisión.. lo cual no puede referirse sino a las estipulaciones contractuales.000. Sin embargo otro sector de la doctrina al cual nos adherimos estima que si se estudia con cuidado esta disposición se observa que la norma dice "Si se estipulare". y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio.. o completar el justo precio con deducción de una décima parte.. y el vendedor en el mismo caso." 3.C.544 regula los efectos en caso que exista una cláusula penal enorme "Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada. no valdrá la estipulación". La lesión enorme no procederá en los casos de compraventa de : a . Esta disposición hizo que surgiera en la doctrina la discusión de que cuando no podría renunciarse a esta acción. 1900 "Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. si la obligación principal es de $ 1.Lesión enorme en el contrato de permuta de bienes raíces: En razón del art. 1." Por ejemplo.y el comprador a su vez sufre lesión enorme. 2º que "El justo precio se refiere al tiempo del contrato" No habiendo definido la ley qué debe entenderse por justo precio en un sistema económico como el nuestro el justo precio será el que determine el mercado. como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse... c . Según lo señalado por el art.896 " La acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años contados desde la fecha del contrato".." 2. y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada. Se trata básicamente que sean indemnizados los perjuicios sufridos por el acreedor.Lesión en la cláusula penal enorme.bienes inmuebles hechas por el ministerio de la justicia. 1.una parte o alicato de una pertenencia minera. o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. ¿si se puede renunciar antes o después de la celebración del contrato? Una parte de la doctrina estima que no puede renunciarse a la acción por lesión enorme ni antes ni después de perfeccionado el contrato.bienes mueble. la cláusula penal no puede ser más que otro $ 1.000.

art. CUADRAGESIMA TERCERA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. y el art. 2. sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de la cuota". es decir..010 en la que también se establece un máximo convencional. clasificación. no limitándolo la ley. Norma que se aplica al mutuo de cosas fungibles que no sean dinero.Lesión enorme en la anticresis. Temas “La capacidad cono requisito de los actos jurídicos”  La capacidad.348 "Las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y según las mismas reglas de los contratos.206 "El interés convencional no tiene más limites que los que fueren designados por ley especial." 4. 2. 6. Este es una caso de lesión en un acto jurídico unilateral. Los intereses que estipularen estarán sujetos en el caso de lesión enorme a la misma reducción que en el caso de mutuo. como es la aceptación. una vez hecha con los requisitos legales. éstos se reduce al interés corriente que rija al momento de la convención.".435 El art.." 5. salvo que. 1243 señala "la aceptación. el que no puede exceder en más de un 50% al corriente bancario que rija al momento de la convención. en su totalidad. según el inc..  Las incapacidades  Incapacidad absoluta 164 . 2. y en el de lesión grave a virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al tiempo de aceptarla".443 establece "Las partes podrán estipular que los frutos se compensen con los intereses. En caso de pactarse intereses enormes. 1. Señala la misma norma a continuación " La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. en cuyo caso será reducido por el juez a dicho interés corriente". final del mismo artículo "Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más de la mitad. el mutuo de dinero . Se entenderá por lesión grave. La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. concepto.Lesión en la aceptación de una herencia o legado. se rige por la ley 18. o hasta la concurrencia de valores. exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención. se rebajan al interés corriente.Lesión en la partición de bienes: Según el art.Lesión en el mutuo con intereses enormes: El art. 7. no podrá rescindirse..

445.Capacidad de ejercicio Estudiaremos cada una de ella en forma separada: A. Lo mismo se extiende a la persona que antes de deferírsele la herencia o legado hubiere sido acusada de dicho crimen. Parte General. el que antes de deferírsele la herencia o legado hubiere sido condenado judicialmente por el crimen de dañado ayuntamiento con dicha persona y no hubiere contraído con ella un matrimonio que produzca efectos civiles.Artículo 965 inc.. ni aun como albacea fiduciario.. páginas 290 a 296. LA CAPACIDAD Recordemos que la capacidad es un requisito de validez de los actos jurídicos según lo establecido por el art. 233 a 235. año 1980. 3) "Lecciones de Derecho Civil". si se siguiere condenación judicial.. Primera Edición. Editorial Cono Sur Ltda.. Primera Edición. Toda persona por el hecho de ser tal tiene capacidad de goce." El crimen de dañado ayuntamiento no existe actualmente como tal en el Código Penal. Carlos Ducci Claro. 181 a 182. Del Derecho en General. año 1991. más por lo tanto. 1. 1º: "Por testamento otorgado durante la última enfermedad. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. 2. se puede afirmar que la capacidad de goce se confunde con la calidad de persona. Tomo II. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile. páginas 262 a 266 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". año 1980.Lectura previa: 1)"Derecho Civil". páginas 266 a 270 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Según la definición anteriormente dada se distinguen dos tipos de capacidad : a. "Es incapaz de suceder a otra persona como heredero o legatario. Introducción. Editorial Jurídica Ltda. Las incapacidades de goce son excepcionalísimas y especialísimas. Parte General. I. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. pero puede estimarse como dañados ayuntamientos el incesto y la sodomía.. Editorial Jurídica de Chile. el eclesiástico que hubiere confesado al difunto 165 . Primera Edición.Capacidad de goce Consiste en la facultad o aptitud para adquirir derechos ..Artículo 964. pág.Capacidad de goce b. Alessandri y Otros Quinta edición .. no puede recibir herencia o legado alguno. La capacidad la definiremos como la aptitud legal para adquirir derechos y para ejercerlos sin el ministerio o la autorización de otro. es decir. se refieren a ciertas y determinadas circunstancias: 1. págs. año 1996. Editorial Jurídica de Chile. año 1994. Hernán Larraín Ríos. Introducción.

INCAPACIDADES ESPECIALES O PARTICULARES 1. El incapaz absoluto no puede ejercitar derecho alguno bajo ningún respecto o circunstancia y solo puede actuar en la vida del derecho mediante la representación legal. o de su cónyuge.. sin el ministerio o la autorización de otra señala el art. ascendientes. 1445 inc. 166 .los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito 1." Clasificación de las Incapacidades: 1. La regla general en nuestro derecho es la capacidad.1. hermanos o cuñados".. según lo establece el artículo 1. el inc. de acuerdo a lo dispuesto en el art. La expresión "por el ministerio" significa a través de un ministro. y no admiten caución.061: " No vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare el testamento..447 señala que los actos de estas personas no producen ni aun obligaciones naturales. o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento..1. de un tercero. 2º del art. ni la orden. La sanción que reciben los actos de los absolutamente incapaces es la nulidad absoluta. Por su parte. hermanos. descendientes.446 " Toda persona es legalmente capaz.Artículo 1. y sin el ministerio o la autorización de otra". 1. No vale tampoco disposición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los testigos. o del funcionario que haga las veces de tal. ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.INCAPACIDADES ABSOLUTAS 2. Son absolutamente incapaces: 1..Los dementes La demencia es una de las varias anomalías que puede afectar a una persona.. los cuales en términos generales son el madre o madre y el curador. o del cónyuge de dicho escribano o funcionario." 3.INCAPACIDADES ABSOLUTAS Incapacidad absoluta es aquella que impide ejecutar acto jurídico alguno. éstas personas son los incapaces.los impúberes y 1. convento. de un administrador. por lo tanto se infiere que hay personas que poseen el goce de los derechos pero no pueden ejercerlos por sí mismos.2º.2...3.los dementes 1. 1682 inc.Capacidad de Ejercicio Es la aptitud legal para adquirir derechos por sí mismo. descendientes.. o de cualquiera de los ascendientes. La incapacidad de ejercicio es la incapacidad propiamente tal. 2º "La capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse por sí misma.INCAPACIDADES RELATIVAS 3. o cofradía de que sea miembro el eclesiástico. B. cuñados.durante la enfermedad. empleados o asalariados del mismo. excepto aquellas que la ley declara incapaces..

si no se ha declarado la interdicción los actos o contratos celebrados en intervalo lúcido. 1.Infantes: estos son los hombres y mujeres menores de siete años. ii. iii. Prueba de la demencia i. Podemos extraer las siguientes conclusiones de la disposición antes transcrita.Incumbe probar la demencia a quien la alega. sus actos no son libre. iv. El legislador fijo las edades relativas y declaró incapaz al impúber en atención a que no tiene suficiente juicio y no pueden saber las consecuencias que sus actos puedan ocasionar.la prueba d la demencia es una cuestión de hecho que resolverá el juez de la instancia o de fondo. nombrándose un curador.C..Impúberes propiamente tales : estos son los hombres mayores de siete años y menores de catorce años y las mujeres mayores de siete años y menores de doce años. b.si no se ha declarado la interdicción el acto es igualmente nulo. válidos... Importancia de esta clasificación i. aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. engendrar o concebir. de nulidad absoluta. Para el profesor David Stitchkin el demente "Es toda persona privada de su razón a consecuencia de un trastorno mental de cualquier clase".2. según se trate de hombre o mujer. 26 La impubertad consiste en la falta de madurez sexual para procrear.para declarar la incapacidad de una persona por demencia se requiere de declaración judicial.el acto o contrato patrimonial es nulo si se celebra por un demente.En materia contractual esta clasificación no tiene importancia pues los infantes y los 167 . Y por el contrario... Establece el artículo 465 " Los actos y contratos del demente. Si no existe este decreto los actos son validos a menos que se pruebe que la persona estaba demente cuando ejercito el acto. por lo tanto... será. El legislador no dio un concepto técnico de demencia. iii. Estas se clasifican: a. serán nulos. al referirse con demencia a toda enfermedad que prive a un individuo de la razón. Este hecho es importante puesto que si existe un decreto de interdicción los actos celebrados con posterioridad a ese decreto son nulos... a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente". esto significa que el asunto es susceptible de casación en el fondo. probándose éste. i.si el demente está declarado interdicto sus actos son siempre nulos aunque se alegue habérselos celebrado en intervalo lúcido. luego el C. ésta no se presume ii. posteriores al decreto de interdicción.Los impúberes "Son impúberes el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce" art. Interdicción por causa de demencia Esta es la declaración del juez que establece que una persona se haya privada de la razón y que debe ser privado de la administración de sus bienes. art. pero debe probar la demencia quien la alega... 465. son plenamente válidos. los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción.

pág. Editorial Cono Sur Ltda.En materia posesoria los infantes y dementes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión de bienes muebles. año 1980.. Editorial Jurídica de Chile.. 723 inc. año 1996. también si es solamente sordo o solamente mudo se será plenamente capaz. págs. Hernán Larraín Ríos.  Incapacidades Especiales.Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. art.. páginas 266 a 270.235 a 238. Editorial Jurídica Ltda. Carlos Ducci Claro. Carlos Ducci Claro. 3) "Lecciones de Derecho Civil". 26 y 2. Parte General. para esta incapacidad poco importa si la calidad de sordomudo tiene su antecedente en un hecho congénito o adquirido. 183 a 187. páginas 270 a 276. Parte General. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Lectura previa: 1)"Derecho Civil".319 1.impúberes propiamente tal son absolutamente incapaces. CUADRAGESIMA CUARTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos.En materia de responsabilidad extracontractual es importante pues tanto el infante como el demente no responden de delito o cuasidelito civil. art. año 1994. año 1980. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Del Derecho en General. La doctrina mayoritariamente se ha inclinado por la tesis se la carencia de voluntad .. páginas 296 a 302. INCAPACIDADES RELATIVAS 168 . 2. Primera Edición. I.3. Primera Edición. Introducción. Temas “La capacidad como requisito de los actos jurídicos”  Incapacidades Relativa. En síntesis si el sordomudo puede darse a entender por escrito será plenamente capaz. Tomo II. 2º iii. por lo tanto las falencias de sordo y mudo son copulativas. Primera Edición. Editorial Jurídica de Chile. Al respecto se plantea en doctrina la cuestión si este tipo de incapacidad encuentra su fundamento en el hecho a que el sordomudo que no puede darse a entender por escrito carece de voluntad o más bien que no puede expresar su voluntad. o si se ha declarado o no la interdicción.. Introducción. año 1991. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. ii. Editorial Jurídica de Chile. Alessandri y Otros Quinta edición . 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil".

El incapaz relativo puede actuar por sí mismo en ciertos casos..Anteriormente se incluía en este grupo a la mujer casada bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. 3. pero menor de dieciocho y la mujer mayor de doce años. En los demás actos se requiere de representación.Contraer matrimonio. Son representantes legales el padre o madre.. el adoptante y su tutor o curador. igualmente pueden tener parte de un patrimonio bajo administración directa.DISIPADORES INTREDICTOS O PRODIGOS Son personas que se encuentran en interdicción por dilapidar sus bienes. el menor de 18 años. El representante legal sólo asiste al incapaz en el acto pero el que celebra el acto es el incapaz mismo.. Estas personas para la gestión de sus negocios tienen que actuar representados o autorizados por sus representantes legales. 1. la mujer mayor de 12 años y varón mayor de 14 años.los disipadores que se hallen en interdicción de administrar iii.reconocimiento de un hijo En estos casos el incapaz relativo no necesita de representación y aun más su representante no puede concurrir entendido esto en el sentido de intervenir. 31 del art. La capacidad para contraer matrimonio es la pubertad. lo cual no debe confundirse con el disenso o licencia para contraer matrimonio que es otra figura.Otorgar testamento 2. Según lo dispone la segunda parte del inc." De este modo los actos de los relativamente incapaces pueden ser válidos si cumplen con ciertos requisitos. pero no se le consideraba incapaz relativa en razón al hecho de ser mujer o estar casada... menor de dieciocho. 43 ii).. Los incapaces relativos pueden comparecer personalmente a contratar. es decir. . autorización . en el año 1989 esta disposición fue derogada. es decir.MENORES ADULTOS De acuerdo al art. éste puede administrar su peculio profesional o industrial. Según el art.. no requiriendo de representación.447 inc. A diferencia de la incapacidad absoluta en los relativamente incapaces existe una voluntad pero el legislador pone en duda el hecho de que si éstos poseen la suficiente inteligencia (tomada ésta en el sentido de que si son capaces de tener conocimiento de sus actos) o bien la ley le da protección por estar sometidos a un régimen de bienes que no le permiten ejecutar libremente. estos casos son: 1. pero su capacidad debe ser complementada por la autorización de su representante legal o de la justicia en su caso. es decir. pues la mujer casada con separación de bienes siempre se ha considerado como absolutamente capaz. sino en consideración al régimen patrimonial adoptado. Se entiende por hijo de familia al hijo no emancipado. así sucede con el hijo de familia que trabaja. art. que 169 . 1. A este tipo de incapacidad se le conoce también en doctrina como incapacidad de protección.los menores adultos y ii. debido fundamentalmente a que los incapaces relativos tienen voluntad y a pesar que la ley les inhibe de la administración de sus bienes. determinados por las leyes. ¿ Quiénes son Incapaces relativos ? i).447 los actos de los incapaces relativos "pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos.3º son incapaces relativos: i. 26 los menores adultos son el hombre mayor de catorce años.

ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador. 170 .Hay ciertos actos en que los relativamente incapaces que deben ser celebrados sólo por ellos mismos: a. después de la inscripción y publicación del decreto la persona pasa a ser relativamente incapaz. Además debe publicarse en un periódico. 3. El decreto respectivo se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. 1682 y tendrán un plazo de prescripción de cuatro años desde que cesa la incapacidad inc.Los relativamente incapaces tienen voluntad. 3.. Para que una persona sea disipadora en términos legales es necesario que se encuentre declarado en interdicción. y sus actos producen obligación natural al tenor del art.Testamento b. final del art.691. Antes de la dictación del decreto de interdicción la persona es plenamente capaz.INCAPACIDADES PARTICULARES O ESPECIALES Son incapacidades particulares establecidas por el legislador para determinados casos. o cualquiera de sus ascendentes o descendientes. 2. o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive. al acto de otorgamiento de escritura pública puede comparecer el representante legal del incapaz relativo.Reconocimiento de un hijo Efectos de los actos incapaces relativos: Si los menores adultos y los interdictos por disipación actúan de otra forma. 1470 Nº 1. o alguno de sus socios de comercio.actúan como manifiesta falta de prudencia art. o su cónyuge. sin autorización de sus representantes legales o sin cumplir con las formalidades prescritas en atención a la incapacidad sus actos adolecen de nulidad relativa. o bien éste mismo autorizado. final "hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos" Mencionaremos algunos ejemplos establecidos en el Código: 3.1.445. o de sus hermanos.. por causa de disipación.. 1º y 3º del art. según lo dispuesto en el inc.art. 412 inc.Matrimonio c.Los relativamente incapaces pueden comparecer personalmente a contratar pero para la validez o eficacia del acto es necesario que concurran representados o asistidos por sus representantes legales y además cumplir con las formalidades que la ley exige en atención de la incapacidad relativa... b... 1. De este modo los interdictos por disipación pueden actuar ellos mismos autorizados por sus representantes legales (autorizados) y en la forma que señale la ley. dispone el art.Para provocar la partición de bienes raíces en que el pupilo tiene interés se requiere previa autorización judicial. 1447 inc.. a. o a través de sus representantes legales (por el ministerio de otro) Consideraciones Generales: 1. en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar.. es decir.La venta de bienes raíces del pupilo sometido a curaduría debe hacerse previa autorización judicial y en pública subasta. 1º "Por regla general..

caso en el cual la sanción aplicable sería la nulidad absoluta o relativa.Art. 1. 10. que no estén implicados de la misma manera. comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender.7. 2. a lo dispuesto en el art." 3. 1. El art. sino con arreglo a lo prevenido en el título de la administración de los tutores y curadores.681 y 1. si no fuere con aprobación expresa del mandante.Art. 1796 "Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no divorciados perpetuamente. 2º.podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los tutores o curadores generales. 1." 3." En este caso la sanción es la nulidad absoluta por disponerlo así el art.Art.6. 1º y forma de una disposición prohibitiva en su inc. o imperativa de requisitos. 1. 2.. los síndicos de los concursos.." En este caso la sanción es la nulidad relativa porque la norma es imperativa de requisitos y no prohibitiva." 3. abogados. 412 que establece una capacidad especial tiene forma de norma imperativa en su inc. y los albaceas. si la ley no establece sanción especifica habrá que determinar si la norma es prohibitiva. procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio han intervenido. y que vendan a consecuencia del litigio.Art.. 1.4.. 1. dependiendo si la capacidad es requisito establecido en consideración a la naturaleza del acto o contrato o a la calidad o estado de las partes.798 " Al empleado público se prohibe comprar los bienes públicos o particulares que vendan por su ministerio.5. Temas “El objeto como requisito de los actos jurídicos  Conceptualizaciones 171 . y a los jueces. y entre el padre o madre y el hijo de familia." 3.800 " Los mandatarios. 10 3. por ejemplo el art.796 es una norma prohibitiva al igual que el art. y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias.3. salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos. en cuyo caso la sanción será la nulidad absoluta por disponerlo así el art.144 " No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona." 3. ni vender de los suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar.144.Art.Art. aunque la venta se haga en pública subasta.. en virtud de lo dispuesto en los arts. CUADRAGESIMA QUINTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. 1797 " Se prohibe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran. Las incapacidades especiales pueden revestir la forma de normas imperativas o prohibitivas..798 Por ello.2.682.799 "No es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos. o por el juez e subsidio.

por ejemplo en el contrato de compraventa el objeto del contrato es el derecho del comprador de exigir la entrega de la cosa y su obligación de pagar el precio. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica de Chile.. año 1991." Es así que se ha sostenido que nuestro C. El objeto del acto o contrato no es otro que el ejercitar derechos o imponer obligaciones. que el objeto de la obligación es una o más cosas que se trata de dar. también es objeto m del contrato el derecho del vendedor a exigir el precio y su obligación de entregar la cosa.. Introducción. 1. 1º. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. 578. Editorial Cono Sur Ltda. Editorial Jurídica de Chile.C. 238 a 241.. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. hacer o no hacer. Carlos Ducci Claro. 3) "Lecciones de Derecho Civil". páginas 303 a 316. págs. páginas 270 a 276. El derecho personal y por supuesto su obligación correlativa que son el objeto del acto o contrato tienen a su vez una cosa que se debe dar. año 1996. hacer o no hacer. Del Derecho en General. Alessandri y Otros Quinta edición . 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Parte General. año 1980. y la lícitud de este objeto es un requisito de validez de los actos jurídicos. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". I.188 a 191. Parte General. Según el art. Hernán Larraín Ríos. a confundido el objeto del contrato con el objeto de la obligación. hacer o no hacer. Carlos Ducci Claro. año 1994. páginas 277 a 287 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Editorial Jurídica Ltda. Introducción. art. año 1980. pág. Primera Edición. Requisitos Lectura previa: 1)"Derecho Civil".460 "Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar. EL OBJETO En doctrina la existencia de un objeto es una condición o requisito de existencia de los actos jurídicos por lo que si no hay objeto no habrá acto jurídico. En nuestro derecho tanto la carencia de objeto como su ilícitud se sanciona con la nulidad absoluta según los dispone en el art. La ley ha confundido el objeto del acto o contrato con el objeto de la obligación de lo 172 . 1. En nuestro derecho los actos y contratos generan derechos personales o créditos y como suponen una obligación correlativa se puede decir que son objeto de los derechos personales las obligaciones correlativas. Tomo II. en tanto. Primera Edición. Primera Edición. Este beneficio jurídico se traduce en derechos y obligaciones que el acto o contrato engendra.682 inc.

que se desprende que a un acto jurídico le puede faltar el objeto de la obligación pero no puede presentar esta carencia el acto mismo. hay contratos que se perfeccionan aun cuando la cosa no llegue a existir es el caso de los contratos aleatorios.Debe ser Comerciable iii. Art. Para el profesor Raúl Lecaros Zegers esta confusión es solo aparente pues el señala que el objeto de todo acto jurídico es crear modificar. el contrato 173 .. En cambio. hacer o no hacer alguna cosa. no condicional. 1. Por ejemplo si se contrata a la espera de que la cosa llegue a existir. Así se desprende de la primera parte del art. salvo que se exprese lo contrario.Debe ser Real Lo cual significa que debe existir al momento de efectuarse la declaración de voluntad o al menos que se trate de algo que la mayoría espere que exista.814 inc.. por lo tanto.813 y 1. 1.460 "Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar.814 inc. pero se espera que existan.." En realidad se requiere que las partes crean que va a existir. no produce efecto alguno. el profesor Stitchkin señala que en un sentido los actos jurídicos que versan sobre cosas futuras no son condicionales pues no están sujetos a una condición sino que originan un derecho eventual. puede significar dar. pues utiliza la palabra cosa en sentido genérico. hacer o no hacer". sino las que se espera que existan". extinguir o transferir derechos y obligaciones. o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. 1º "La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato. sin embargo. se supone existente y no existe. hacer o no hacer utiliza la palabra cosa en un sentido jurídico amplio. 1.Requisitos del Objeto: De acuerdo a la primera parte del art. 1º. 1.. se entenderá hecha bajo la condición de existir. por que el contrato que versa sobre una cosa futura engendra el derecho eventual de que la cosa llegue a existir..460 cuando señala que el objeto debe consistir en una cosa que se trate de dar. 1. el objeto puede consistir en : 1) una cosa que se trata de dar o entregar 2) un hecho que debe o no ejecutarse 1) REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL OBJETO i .1º según el cual "No sólo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad.Debe ser Determinado o Determinable i. hacer o no hacer que en derecho es una prestación o bien una abstención.813 "La venta de cosas que no existen.Debe ser Real ii .461 inc. o sea. ambos relacionados con el contrato de compraventa Art. Estima que el Código no comete error alguno. el art. A. el contrato se perfecciona cuando la cosa llegue a existir." Este artículo establece que la venta de cosa futura queda condicionada a la existencia de la cosa. el derecho va a consolidarse si la cosa llega a existir y si esto no ocurre el derecho no se consolida o no existe. el objeto de la obligación es dar. 1. A este respecto cabe citar los arts.

no son susceptibles de dominio.. y ninguna nación. ni renunciarse anticipadamente. los puentes.Por disposición de la Ley: 2. 1. El secuestro de la cosa consiste en sacar la cosa de la esfera del demandado para ponerla bajo el cuidado de un secuestre.vale si la cosa llega a existir. la incomerciabilidad de una cosa puede provenir de distintas situaciones: 1. Los bienes inembargables establecidos en el art.C.b. no puede trasmitirse por causa de muerte..884 "El derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse. 1. establece que es "menester que las unas y las otras sean comerciables" La comerciabilidad de las cosas es la regla general para que una cosa sea icomerciable debe expresarlo así la ley.P. 290 Nº 1 y 4 del C. como las calles. iii. Son incomerciabilidades transitorias las señaladas en los números 3 y 4 del mismo artículo: 3º De las cosas embargadas por decreto judicial..c..Art.Debe ser Comerciable El que la cosa sea comerciable significa que esté dentro del comercio humano y que puede ser objeto de actos de disposición. sin permiso del juez que conoce en el litigio. 2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. prestarse ni arrendarse. 589 indica que son incomerciables los bienes nacionales de uso público. luego de señalar que pueden ser objeto de una declaración de voluntad tanto las cosas que existen como las que se espera que existan. 2. como la alta mar. etc. 1. puede pedir una o más medidas precautorias: Nº 1 El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda. Nº 4 Prohibición de celebrar actos o contratos sobre determinados bienes. cuyo dominio pertenece a la nación y su uso a todos los habitantes. 334 el derecho de alimentos." Esta incomerciabilidad es permanente a diferencia de aquellas incomerciabilidades que resultan de una resolución judicial pues por medio de estos las cosas quedan temporalmente fuera del comercio humano mientras este vigente la resolución judicial. pues en sus numerandos Nº 1 y 2 se refiere a incomerciabilidad permanente al señalar "hay objeto ilícito en la enajenación 1º De las cosas que no están en el comercio.a. ii. 1º del art. así se establece en el art.461.. en donde se establece que para asegurar el resultado de la acción. La segunda parte del inc..Debe ser determinado o determinable 174 . Igual distinción encontramos en el art.Por la naturaleza misma de las cosas: Establece el art. 819 Los derecho de uso y habitación son intransmisibles a los herederos. si la cosa no llega a existir el contrato es ineficaz y falta el objeto. 4º De especies cuya propiedad se litiga.. 1.Art. y no puede cederse a ningún título. las plazas. corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas" Art. ni cederse. el demandante en cualquier estado del juicio. 585 "Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 2.Art.681 quedan fuera del comercio humano. los caminos públicos.464. 2..

Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. 1445. Para determinar la imposibilidad moral del hecho debemos ver si esta prohibido por la ley o si es contrario a la moral o las buenas costumbres. CUDRAGESIMA SEXTA SESION Objetivos Específicos El alumno será capaz de conocer y discernir entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. págs. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Temas “El Objeto como requisito de los actos jurídicos  Objeto Ilícito. lo contrario al orden público y las buenas costumbres.461. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica de Chile. se dice que la determinación es de cosa o cuerpo cierto b) en género : es aquella en que la cosa es determinada dentro de un género determinado. año 1991. el que en su última parte prescribe que es menester que las cosas que van a ser objeto de la declaración de voluntad "estén determinadas. Editorial Cono Sur Ltda. Alessandri y Otros Quinta edición . 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Primera Edición. Editorial Jurídica Ltda. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. 192 a 203. Es moralmente imposible. páginas 287 a 297 y 337 a 342.1461. 241 a 175 .Este requisito también se contempla en el inc. pág. año 1980. en cuanto a su género. para determinar la imposibilidad física no se atiende a la calidad del deudor.SI EL OBJETO DEL ACTO CONSISTE EN UN HECHO ESTE ADEMAS iv. Primera Edición. Tomo II.. aquello prohibido por las leyes.  Sanciones por objeto ilícito. casos. páginas 277 a 287.. la nulidad será absoluta. Introducción. Si el acto no tiene objeto determinado. también será nulo el acto si la cosa se encuentra determinada en relación al género pero no se aportan los datos necesarios para determinar la cantidad (ver arts. Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Parte General. si dentro del género se determina además la cosa. Parte General. Carlos Ducci Claro. definición..Debe ser física y moralmente posible Es físicamente imposible. año 1980. a lo menos. . año 1996. la imposibilidad debe ser absoluta. La determinación de si una cosa se encuentra determinada o no e un contrato es una cuestión de hecho que resuelven soberanamente los jueces del fondo de primera instancia. aquello que contraviene a la naturaleza. Cuando la determinación es en género debe indicarse la cantidad El acto jurídico será nulo si la cosa no se encuentra determinada al menos en cuanto al género.1682). 1º del art. 1." La determinación puede ser: a) en especie o cuerpo cierto : es aquella en que el individuo es determinado dentro de un género también determinado. Introducción.

sino que señala determinados casos que se analizaran. al decir esta norma que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. por lo que si hay ilícitud en el objeto. salvo la de dejarla en administración a un Banco Comercial cuando el legitimario es incapaz. a la misma legítima o a mejoras. las legislaciones que han seguido al derecho romano y francés miran con malos ojos los pactos de sucesión futura porque el cumplimiento de estos actos pueden depender de la muerte de una persona. año 1994. a la persona a la cual se va a suceder aun esta viva. La ley protege la legítimas de tal manera que no es posible sujetarlas a ninguna modalidad. que consiste en el pacto celebrado entre el causante y otra persona a la cual se instituye anticipadamente heredero. 1682 inc 1º.DE INSTITUCION. 2º establece una excepción. Estos se llaman pactos de sucesión futura. estos pactos según lo dispuesto por el art.DE CESION. Sólo excepcionalmente. I. las personas contenidas en el título de las asignaciones forzosas permiten una convención relativa a la cuarta de mejoras : el pacto de no disponer de la cuarta de mejoras(art. 1204).DE RENUNCIA. hay objeto ilícito en los pactos de sucesión futura. es decir.. de estos pactos una persona renuncia en vida del causante a sus derechos en la herencia de éste. a través. Del Derecho en General. de acuerdo a lo dispuesto en el art. Primera Edición. 176 . 3. páginas 192 a 203. Por regla general no puede celebrarse válidamente ninguna convención entre la persona que debe una legítima y el legitimario. que al momento son meras expectativas.. de estos pactos el eventual heredero cede sus derechos hereditarios. 1466. existirá un pacto de sucesión futura válido. por que. si una persona pacta con un legitimario que no va a disponer de la cuarta de mejoras y luego contraviene su promesa. 1463 son nulos. a través. 2. 1462 "Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. de acuerdo al art. que tenga por objeto la legítima.3) "Lecciones de Derecho Civil". En virtud de esta convención. a otra persona. De todas formas hay un concepto general en la expresión final del art. es nula por vicio del objeto". El propio art.. OBJETO ILICITO: Requisito de validez de toda declaración de voluntad es que recaiga sobre un objeto licito (art. las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas. relativas. 1445 Nº3). Nuestro Código no da un concepto general acerca de qué constituye objeto ilícito. 1463 en su inc. el acto o contrato celebrado adolecerá de un vicio de nulidad absoluta. Editorial Jurídica de Chile. están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título “De las asignaciones forzosas”. el legitimario tendrá derecho a que el asignatario de dicha cuarta le entere la cuota que le hubiere correspondido si el causante hubiera cumplido su promesa (único caso de sucesión contractual en nuestro derecho). Hay objeto ilícito en : a) actos que contravienen el derecho público chileno. Los pactos de sucesión futura pueden ser de tres clases: 1. Hernán Larraín Ríos. b) pactos sobre sucesión futura.

177 . Desde el fallecimiento del causante los pactos celebrados sobre una sucesión son plenamente válidos porque ya no se refieren a una sucesión futura y se le aplican las reglas de la cesión del derecho real de herencia. previa orden emanada del tribunal competente y cumplida por un ministro de fe. también se refiere a todos los atributos de la personalidad pues éstos son derechos personalísimos. En otros términos las normas del art. De acuerdo al art. sino que debe cumplirse con ciertos requisitos de validez. la doctrina mayoritaria estima que Bello se refirió al sentido amplio del verbo enajenar. 4º De las especies cuya propiedad se litiga. por ejemplo en los arts. En un sentido restringido sólo significa transferir el dominio. 1909 y 1910. luego. Enajenación de las cosas que no están en el comercio: las cosas que están fuera del comercio humano son aquellas que no son susceptibles de dominio ni de posesión por los particulares. como el derecho a pedir alimentos y los derechos de uso y habitación. Enajenación de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona: éstos son los llamados derechos personalísimos. a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 1810. 1749 y 1754. que es el acto jurídico que verdaderamente implica una enajenación. es decir. que sólo es título traslaticio. 1464 prohibe la enajenación de las cosas que no están en el comercio (número 1º) y de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona (número 2º). Las cosas embargadas y las especies cuya propiedad se litiga puede venderse porque su enajenación no está prohibida. 1464: esta norma establece que hay un objeto ilícito en la enajenación: 1º De las cosas que no están en el comercio. que tiene por objeto el aseguramiento de esos bienes para posteriormente realizarlos y pagar con su producto al acreedor El embargo produce dos efectos: a) Deshacimiento. 1464 Nº 3 y 4 no son prohibitivas sino imperativas. autorización del juez o consentimiento del acreedor. contenidas en los arts. no resulta aplicable el art. en cuya virtud se priva al deudor de la administración de la cosa y de su disposición. pese a que en numerosas oportunidades el Código habla de enajenar o constituir derechos reales. 2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Antes de analizar en detalle el art. Enajenar significa hacer ajeno. sin permiso del juez que conoce en el litigio. que en realidad importa la adquisición del derecho real de herencia por tradición. Así la venta. no pueden ser objeto de actos jurídicos. Enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial: el embargo opera dentro del juicio ejecutivo y puede definirse como la actuación judicial que consiste en la aprehensión compulsiva de uno o más bienes del deudor. Respecto al artículo comentado. 1819 pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales. c) enajenación de las cosas enumeradas en el art. pero en sentido amplio implica no sólo transferir el domino. Mucho se discute si es válida la venta de una cosa embargada por decreto judicial sin que el juez la autorice o el acreedor consienta en ella. 3º De las cosas embargadas por decreto judicial. sino también constituir cualquier otro derecho real que grave a una cosa. es válida y hay objeto ilícito sólo en la tradición. 1464 es necesario aclarar el número tercero de dicha norma. cuya enajenación no está prohibida por ley analizando esta norma llegamos a la conclusión que pueden venderse las cosas cuya enajenación no esté prohibida y el art.

1683. consiste en sacar materialmente la cosa del poder del deudor. 178 . Cuando se trata de bienes raíces el embargo debe inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar para que produzca efectos. será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos". art. en la que lo que se enajena es el evento incierto de la litis. esta es la acepción restrictiva del embargo. situación expresamente permitida y reglamentada entre los arts. lo cual sin duda contradice el principio de la libre circulación de los bienes. 297 inc. 1465 “El pacto de no pedir más en razón de una cuanta aprobada. lo cual adquiere otra perspectiva si se relaciona con el artículo 296 inc. la cuales también al ser otorgadas producen el efecto de deshacimiento por parte del deudor. la cual no puede sanearse por la voluntad de las partes. El art.2º) No debe confundirse este caso de objeto ilícito con la cesión de derechos litigiosos. 1464 cuando se refiere a las cosas embargadas por decreto judicial utiliza la voz embargo en sentido amplio.b) Privación material de la cosa. si no se ha condonado expresamente. la ley no exige formalidad alguna y tiene el mismo valor el consentimiento expreso. la ley se refiere al caso en que se discute el dominio de la cosa que es objeto del pleito. Si se considera sólo al art. 2º del Código de Procedimiento Civil. El consentimiento del acreedor se da en forma expresa o tácita. La condonación del dolo futuro no vale”. según el art. como las medidas precautorias en el juicio ordinario. debe tratarse puntualmente del juez que decretó el embargo o la medida precautoria. es decir. Hay dos casos en que la venta de cosa embargada es licita : i) cuando el juez autoriza la enajenación. d) condonación del dolo futuro. Resolver si existe consentimiento tácito o no de parte del acreedor es una cuestión de hecho que resuelven los jueces soberanamente de primera instancia o de fondo la jurisprudencia a determinado que existe consentimiento tácito del acreedor si este asiste al remate de los bienes embargados y hace posturas. se refiere a la acción reivindicatoria. por lo cual éste puede consentir que el deudor enajene la cosa siendo licito hacerlo. sin permiso del juez que conoce en el litigio. Es expresa cuando es verbal o escrita. Tratándose de bienes muebles el embargo produce sus efectos desde que se traba por el receptor judicial. 1911 y 1914. Tanto la autorización del juez como el consentimiento del acreedor para enajenar la cosa embargada debe darse antes de la enajenación porque si se enajena sin autorización constituye objeto ilícito sancionado por la nulidad absoluta. 1464 Nº 4 se plantea una situación bastante injusta pues basta que alguien reclame la posesión de una cosa para que la otra no pueda enajenar. Enajenación de las especies cuya propiedad se litiga. "Cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces se inscribirá en el Registro del Conservador respectivo. pues esta disposición exige que "para que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el Nº 4 del artículo 1464 del Código Civil. y sin este requisito no producirá efecto respecto de terceros" (art. no vale en cuanto al dolo contenido en ella. es decir. ii) cuando el acreedor consiente en la enajenación el embargo o la medida precautoria fue dictada en favor del acreedor. El sentido amplio de la palabra embargo abarca también a las medidas ajenas al juicio ejecutivo propiamente tal.

2. salvo que la propia ley señale otro efecto distinto. es la que adolece de objeto ilícito y no el juego mismo. envolvería además la falta de voluntad de obligarse... pinturas y estatuas obscenas. Una vez decretada la nulidad las partes tiene el derecho para ser restituidas al mismo estado anterior a la celebración del acto o contrato. 1682 los actos que adolecen de objeto ilícito son sancionados con la nulidad absoluta. e) casos contemplados en el art. 1468. 1469 prohibe la renuncia de la acción de nulidad. Temas “La causa como requisito de los actos jurídicos Temas  Definición  Teorías que la explican  Requisitos  Sanción por falta de causa  La simulación en los actos jurídicos. 1466: e. Según el art. e. En estos juegos hay objeto ilícito tanto en el premio que se ofrece como. en el cual se sanciona en términos generales con la nulidad a todo acto prohibido por las leyes. en las apuestas que recaen en ellos. Las deudas contraídas en el juego de azar. CUADRAGESIMA SEPTIMA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. 10.3. como ha sucedido con la Lotería de Concepción. e. 179 .4. salvo que la ley los permita expresamente. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por una causa ilícita a sabiendas art.En la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente.. podría concluirse lo mismo ya que además del contenido claramente inmoral de perdonar el dolo futuro. Aunque no se hubiera señalado expresamente en el Código estimamos que por aplicación de los principio generales del derecho. la deuda que contrae tanto el que ofrece el premio como el que apuesta.En la venta de láminas. no habría voluntad seria. pues si la circulación esta prohibida se encuentra fuera del comercio. La segunda parte es efectivamente el caso de objeto ilícito.. La Polla Chilena de Beneficencia y otros juegos de azar autorizados por leyes especiales. esto es.Actos prohibidos por la ley. Sanción por objeto ilícito. sea o no un contrato. El art. Este artículo en su primera parte consagra un caso de inoponibilidad por inexistencia de objeto. y de impresos condenados como abusivos en la libertad de la prensa.Deudas contraídas en juego de azar. Juego de azar es aquel en que sólo incide o predomina la suerte por sobre la destreza corporal o intelectual. vale decir. Esta es la regla general en materia de objeto ilícito y debe necesariamente relacionarse con el art. asimismo.1. e. En este caso la ilícitud del objeto deriva de la incomerciabilidad.

cuasidelito y la ley porque estas son las fuentes que generan la obligación . Primera Edición. la causa eficiente es el elemento generador de algo. 1467 entiende por causa "al motivo que induce al acto o contrato". Nuestro Código Civil siguiendo el modelo francés ha determinado que todas las obligaciones deben tener una causa real y lícita. Alessandri y Otros Quinta edición . Editorial Jurídica de Chile.203 a 225 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. 1467 inc. Luego la causa como fin o propósito variable de un acto prescindirá de toda manifestación y representación sicóloga del individuo. páginas 298 a 306. I. el provecho jurídico será siempre que el 180 . ¿A cuál de estos motivos da importancia la doctrina de la causa? Al respecto existen diversas posiciones las cuales tienen su base en los diversos conceptos de la palabra causa: Causa Eficiente: esta es un elemento del estudio de la lógica. pero que no es necesario expresarla (art. año 1996. pues cada contrato no podrá producir como efecto sino el que le es inherente. este es el concepto de causa que adoptan las leyes físicas. es el fin que se persigue por los particulares al dar nacimiento a la obligación.. Hernán Larraín Ríos. Editorial Jurídica de Chile. Causa es el fin o propósito variable de un acto. 1º). Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. En esta acepción la causa de la obligación se confunde con la fuente de la obligación. son variables y distintos en cada persona respecto de la causa. delito. ahora bien los motivos que inducen a contratar pueden ser variables. año 1980.. páginas 287 a 297 y 337 a 342. Nuestro Código en su art. Carlos Ducci Claro. Introducción. se refiere fundamentalmente al motivo determinante de la acción. En primer lugar es necesario distinguir en toda declaración de voluntad a la causa y al motivo: La causa. Editorial Jurídica Ltda. Editorial Jurídica de Chile. La causa es una misma en los contratos de la misma especie. año 1980. Introducción. el cuasicontrato.. Primera Edición. Es decir. por tanto serían la causa eficiente. Los motivos. así en el contrato de compraventa. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". es decir.Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Del Derecho en General. 262 a 294. En el campo del derecho esto quiere decir que no hay obligación sin causa que la produzca. año 1991. páginas. Parte General. 317 a 332 LA CAUSA No puede haber un acto o contrato sin motivo o causa. Parte General. Tomo II. 3) "Lecciones de Derecho Civil". en las cuales no hay efecto sin causa. se suponerá su existencia en todos los actos o contratos. Primera Edición. Carlos Ducci Claro.o sea. esta causa además debe ser lícita. año 1994. Editorial Cono Sur Ltda. según esta posición la causa es la razón o interés jurídico que induce u obliga. págs. el contrato.

Capitant será el fundamental propulsor de esta teoría. son los resortes de la voluntad que determinan a contratar. Según esta doctrina es forzoso distinguir entre causa y motivo porque la causa tiene importancia jurídica y el motivo no porque la causa es elemento esencial coetáneo al nacimiento del acto. pues en los contratos bilaterales por ejemplo la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de otras personas. Teoría de la causa ocasional: según esta teoría la causa está constituida por los motivos individuales. Por ejemplo. o sea. El motivo le es indiferente al legislador pues son subjetivos y particulares siendo la causa el fin próximo o inmediato será igual en todo contrato. en un contrato de compraventa la causa de la obligación del comprador sería la entrega de la cosa y la del vendedor el pago del precio. luego no puede ser causa de la otra porque la causa se confunde con el objeto. y del vendedor el precio que obtiene por la cosa..en relación a la primera objeción a la doctrina clásica formulada a los contratos bilaterales se 181 .Contratos bilaterales: la causa en este tipo de contratos sería la prestación contraria. Esta causa será variable hasta el infinito porque depende de cada persona. Para distinguir la causa en diversos contratos según la doctrina clásica es necesario distinguir: 1... lo cual no es posible según estos autores porque ambas obligaciones nacen en el mismo instante. el motivo puede cambiar pero no la causa. El concepto de causa final es más bien una acepción técnico jurídica. Contra argumentaciones a la critica de la doctrina clásica: Pero los causalistas insisten y contraargumentan sosteniendo que no es cierto esta supuesta falsedad que sus detractores sostienen. Esta en realidad es una variante de la teoría de la causa final agregando a esta la circunstancia de que la causa no sólo tiene connotación jurídica sino económica. Criticas a la doctrina clásica: Algunos autores señalan que esta doctrina de la causa es falsa e inútil. En los contratos reales tampoco funciona la teoría clásica porque la entrega o tradición de la cosa es un elemento de existencia del contrato.comprador se haga dueño de la cosa por la tradición que le hace el vendedor en el cumplimiento de su obligación de entregar que emana del contrato. Doctrina Clásica de la causa. son los motivos sicólogos que inducen a contratar. sigue la teoría de la causa final y no da importancia a los motivos remotos. 1. una verdadera solemnidad y no causa. Por todos estos planteamientos la doctrina clásica de la causa no tendría sentido. como dice el artículo 1467. la causa ocasional o impulsiva es diversa en cada contrato a diferencia de la primera teoría. personales. 2. propugna que la causa es el motivo inmediato que induce a contratar.Contratos Gratuitos: la causa de la obligación sería la pura o mera liberalidad. Por lo cual la causa es el fin económico que persiguen las partes a contratar. por tanto. de cada parte. En los contratos gratuitos no se puede desligar la pura liberalidad de los móviles sicólogos que impulsa a un individuo al contraer una obligación.. representada por Domat y Pothier. 3..Contratos Reales: la causa de la obligación es la entrega de la cosa que genera la obligación correlativa. Causa como fin económico.

esta básicamente consiste en que no se puede exigir el cumplimiento de un contrato mientras el que lo exige no haya cumplido su parte o este llano a cumplirla. al ser la causa real deben estarse a ella. o sea. del estudio del objeto prescindiendo de la teoría de la causa porque hay casos que sólo se explican por medio de la teoría de la causa.. 1. sería imposible. si no hay disposición que declare la ilícitud de la causa. La causa real se contrapone a la falsa causa.. si se tiene este derecho es que hay causa. sin existir ninguna (art. La falsa causa puede revestir dos aspectos: a. En tercer lugar en los contratos gratuitos la critica sería fundada en cuanto a la supuesta inutilidad del estudio de la causa. a través. a diferencia de lo que ocurre con el objeto ilícito. el acto tendrá una causa y esta será lícita. apunta a que no sería cierto que se puedan explicar los fenómenos. por ejemplo.en este caso la sanción es la nulidad absoluta. de la teoría de la causa. no hay ningún precepto legal que 182 . II. Si se descubre la simulación: hay que darle al acto la causa que realmente tiene y si esta causa es válida también lo es el acto. en la teoría de los riesgos. que son aquellos que ignoraban que hubiera una causa real y otra aparente.DEBE SER REAL: en decir.La segunda contraargumentación sostenida por los seguidores de la doctrina clásica.. Requisitos de la Causa: I. sólo podrán estar a la causa real. es la acción que tiene el que ha cumplido para pedir la resolución del contrato. la cual ocurre cuando las partes atribuyen al acto una causa aparente que no corresponde con lo que se persigue al contratar. ii) terceros de mala fe. art. 1552. 1445. Efecto entre las partes. la obligación de Pedro no tiene nada ilícito. estos son los actos simulados. 1467 inc. en los contratos reales es cierto que la entrega o tradición es un requisito de existencia. Es causa ilícita la prohibida por la ley. respecto de los efectos en relación con los terceros hay que distinguir: i) terceros de buena fe. se extingue la obligación y se exime de responsabilidad a la otra parte cuando la cosa objeto del contrato perece por caso fortuito. es decir. estos terceros pueden estarse a su arbitrio a la causa real o a la causa aparente. es decir. que son aquellos que sabían el verdadero motivo que movió a las partes a contratar. 1682). o contraria a las buenas costumbres o al orden público” art. 2.. por ejemplo si Pedro se compromete a no matar a Juan y por ello va a recibir un millón de pesos que Diego le pagará posteriormente.Se aparenta una causa para ocultar otra verdadera. la ilícitud nace de la contraprestación de pagar una remuneración. por ejemplo. la acción resolutoria. la excepción de contrato no cumplido. su existencia no afecta la validez del acto. b.Se puede aparentar una causa. Además hay efectos de los contratos bilaterales que sólo tienen explicación. La ilícitud aparece dada por la obligación correlativa que contrae Diego de pagar a Pedro un millón de pesos por no matar a Juan. 2º .. en derecho nada impide que algo desempeñe un doble papel. que no sea falsa. la tradición extingue el dominio por una parte y por la otra es un modo de adquirirlo.. sin culpa. si no hubiera causa ¿Cómo podría pedir la resolución o cumplimiento?. Si bien.. que exista verdaderamente. como causa eficiente. el Código establece que se entiende por causa ilícita “la prohibida por la ley.Debe ser lícita. este es el caso de la simulación y en este caso el acto tiene una causa y ésta es simulada.plantea que la critica formulada es injustificada pues esta apunta a que la causa produzca efectos . a través. para saber si la causa es ilícita hay que confrontarla con el texto legal. no hay causa ilícita.

1445. Sin embargo..diga que hay causa ilícita en tales o cuales casos. pero cuyo objeto final es burlar la ley. esto significa que la existencia de la causa se presume y probada la existencia del acto se presume que tiene una causa real y lícita. La causa ilícita debe probarse y la determinación si el acto contraviene o no las buenas costumbres se ve en los hechos y lo resuelven los jueces de la instancia o del fondo. son lícitos. que se pueda alegar la nulidad de la compra de cosa propia por falta de objeto o de causa. En nuestra opinión el fraude a la ley no es un conjunto de actos que individualmente considerados sean lícitos. 1º. El art. El art. no es susceptible de casación en el fondo.. La sanción es la nulidad absoluta que puede alegar el que compró lo propio. Entra a jugar la teoría de la causa. Conjugando los arts. Se considera que el acto carece de causa y .LA SIMULACION: Ferrara define la simulación como "la declaración de un contenido de voluntad no real. para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.que la declaración haya sido concertada por las partes 183 . este artículo establece que la compra de cosa propia no vale. por lo tanto. por lo tanto. 3. si bien se tuvo por objeto burlar la ley.que exista una declaración que deliberadamente no se conforma con la intención de las partes.EL FRAUDE A LA LEY: Se le define como un conjunto de actos que en sí mismos. pero que considerados en su conjunto tiene por objeto burlar la ley. es nulo absolutamente. 2. el que alega lo contrario tiene que probarlo. determinar si el contrato contraria o no el orden público es una cuestión de derecho y por lo tanto será susceptible de casación en el fondo y en la forma ante a Corte Suprema. 1796 declara que es nulo el contrato de compraventa entre cónyuge no divorciados perpetuamente. ii. pero se entiende que en los contratos prohibidos por la ley hay causa ilícita. considerados individualmente. No es necesario expresar la causa. art. 2. pero que en realidad adolecen da causa ilícita porque se celebran precisamente para producir un fin ilícito. Se ha dicho también que esta compra de cosa propia.. cual es burlar la ley. que es siempre la causa de los contratos bilaterales. De ahí. El fraude a la ley es un conjunto de actos que considerados individualmente son aparentemente lícitos. También hay causa ilícita cuando se contraría el orden público. Problemas planteados por la doctrina de causa ilícita 1. emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes. Carece de causa porque falta la bilateralidad. en el caso del ejemplo podría parecer que todos los actos que se celebraron fueron lícitos. 1467 inc. 1467 y 1682 se deduce que la sanción es la NULIDAD ABSOLUTA. es nula por falta de objeto. Ello porque un conjunto de actos lícitos no puede producir uno ilícito. Sanción a la falta de causa.. Se cita como ejemplo típico de un fraude a la ley aquel en que los cónyuges de común acuerdo plantean un juicio de divorcio perpetuo y obtenida la sentencia celebran un contrato de compraventa y se reconcilian con posterioridad. 1816 es la aplicación práctica de estos artículos." Requisitos: i.

sino ficticio. dos actos: b.1. año 1996.  Solemnidades  Formalidades habilitantes  Formalidades por vía de prueba  Formalidades por vía de publicidad  Formalidades convencionales  Formalismo en el derecho Lectura previa: 1)"Derecho Civil". sino que simplemente se simula o finge la celebración de un contrato. páginas 298 a 306.. Se distinguen. CUADRAGESIMA OCTAVA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. definición. 226 a 232. Introducción. Editorial Jurídica de Chile.. los actos son sólo aparentes. en consecuencia. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. páginas 307 a 309. 295 a 300 3) "Lecciones de Derecho Civil".. Introducción. Editorial Jurídica Ltda. Carlos Ducci Claro.2.un acto simulado o disimulado. Alessandri y Otros Quinta edición .. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Editorial 184 .que el propósito perseguido por las partes sea engañar a terceros Clasificación: a) simulación absoluta. Editorial Cono Sur Ltda. en cambio. b) simulación relativa. págs. Primera Edición. Parte General. año 1980. Hernán Larraín Ríos. Primera Edición. aquella que se produce cuando se celebra un acto o contrato diverso (acto aparente) al que realmente se quiere celebrar. año 1991. no son reales. Primera Edición. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". aquella que se produce cuando se celebra un acto o contrato que no es real. En esta clase de simulación no hay voluntad real de celebrar acto alguno. año 1980.iii. Temas “Las solemnidades como requisitos de los actos jurídicos  Las solemnidades. en la simulación. Editorial Jurídica de Chile. por ejemplo una donación disimulada por una compraventa.. pág.un acto aparente por ejemplo compraventa para simular una donación. como si por ejemplo se simula la celebración de una compraventa o una donación para hacer salir bienes de patrimonio del deudor en perjudicando el derecho de prenda general de los acreedores. clasificación. en este último los actos son reales. año 1994. como cuando una donación se disfraza de compraventa. Parte General. b. No debe confundirse la simulación con el fraude a la ley. Tomo II. Carlos Ducci Claro. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.

son nulidades absolutas. 1682 inc. a) formalidades propiamente tales o solemnidades b) formalidades habilitantes c) formalidades por una vía de prueba d) formalidades por vía de publicidad e) formalidades convencionales a) FORMALIDADES PROPIAMENTE TALES O SOLEMNIDADES: Son los requisitos externos que la ley establece como indispensable para la existencia de los actos jurídicos y se establecen en relación a la naturaleza del acto o contrato. 1443). La más importante de estas normas especiales es la del art. si la ley exige instrumento público como solemnidad para la celebración de un determinado acto o contrato y éste se omite. 1° expresa que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita.Los actos a cuales la ley no exige formalidades tienen la denominación de consensuales o no formales y a los que la ley exige formalidades se llaman solemnes o formales. y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. (art. 13: Las disposiciones de una ley. pero si se omite la insinuación hay nulidad absoluta (regla general). es la referida al contrato de 185 . el art. prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma ley. 1701 (norma especial). cuando entre las unas y las otras hubiere oposición). Si se omite la escritura pública el acto es inexistente por aplicación del art. por lo que resulta necesario referirse en primer término a estas últimas. Una situación similar se da en las donaciones de bienes raíces. 1701 inc. sin perjuicio de que una misma formalidad pueda desempeñar distintas funciones. las solemnidades pueden ser requisitos de validez porque así lo dispuso el legislador. y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento dentro de cierto plazo. 1°. que doctrinariamente las solemnidades son. Sin embargo. En efecto. De esta manera. En otras palabras. el acto es jurídicamente inexistente. la regla general en nuestro Derecho es que la omisión de una solemnidad del acto acarree su nulidad absoluta. relativa a cosas o negocios particulares. bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno. Otra norma también especial y de mayor importancia. pero ello cede ante normas especiales que dado su carácter prevalecen por sobre las generales (art. requisitos de existencia porque son la causa formal accidental de esa especie de actos. Las formalidades son requisitos externos que la ley exige para la celebración de ciertos actos. de acuerdo al cual la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en aquello actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad. páginas 333 a 337. Del Derecho en General. Ya dijimos con anterioridad al tratar de los requisitos de existencia de los actos jurídicos. en los actos solemnes. I. como ya dijéramos. Jurídica de Chile. y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos. LAS SOLEMINIDADES Las solemnidades son especie dentro del género de las formalidades. Existen diversas especies de formalidades.

c) FORMALIDADES: POR VIA DE PRUEBA Son aquellas que la ley exige como medio de prueba de una acto no solemmne y que consisten en la exigencia de que exista un documento. 3) Artículo 1749 y 1754: se exige al marido autorización de la mujer para una serie de actos que realicen respecto de los bienes sociales (art. para enajenar o hipotecar los bienes raíces del hijo de familia. 394 exige además pública subasta. natural o simplemente ilegítimo) o la calidad de ellas. si el marido arrienda un inmueble social o cede su tenencia por largo tiempo sin autorización de su mujer. en las autorizaciones que se deben dar a ciertas personas según su estado o calidad para ejecutar ciertos actos o celebrar determinados contratos. 1682. en consecuencia. pero no puede probarse por testigos. como por ejemplo. sordomudez del que no puede darse a entender por escrito. 1681 y 1682 definiremos las formalidades habilitantes como los requisitos exigidos por la ley en atención al estado de las personas estado civil: posición permanente que adopta un individuo en la sociedad (soltero. ya que actualmente la mujer casada en este régimen patrimonial de sociedad conyugal es plenamente capaz y sólo tiene una incapacidad especial para administrarla. La calidad de administrador ordinario de la sociedad conyugal se la atribuye la ley al marido por el sólo hecho del matrimonio. Ejemplos: 1) Artículo 255: se requiere autorización del juez. si la promesa de celebrar un contrato no consta por escrito. interdicción por disipación. El art. 1749) y propios de la mujer (art. ect. respectivamente (art.promesa. casado. viudo. 1756). por regla general. salvo las circunstancias siguientes: Que la promesa conste por escrito. sino por la calidad de las partes en el (en nuestro concepto) contrato de sociedad conyugal. Cuando se requieren formalidades habilitantes quiere decir que la persona no es apta pos sí sola para celebrar un acto jurídico y debe cumplir con estas formalidades para que el acto sea válido. la nulidad relativa. 1° y 2° señalan las causales de nulidad absoluta). 1754). Dice el N° 1 del art. dada con conocimiento de causa. el contrato es inoponible a ésta por el exceso de tiempo que sobrepase a cinco u ocho año. 2) Artículo 393: se requiere autorización judicial previa para enajenar los bienes raíces o los muebles preciosos del pupilo. por ejemplo. Consisten. Excepcionalmente la ley contempla otras sanciones. La sanción que reciben los actos o contratos en que se ha omitido una formalidad habilitante exigida por la ley es. y da derecho a la rescisión del acto o contrato ( los incs. 186 . Es decir. según lo dispone el inc. para ejecutar o celebrar con éxito ciertos actos o contratos. enajenar bienes raíces. confrontando con los incs. hijo legítimo. es jurídicamente inexistente. final del art. b) FORMALIDADES HABILITANTES: Las formalidades habilitantes son los requisitos exigidos por la ley para completar la voluntad del incapaz y para protegerlo Considerando los arts. según trate de bienes raíces urbanos rústicos. de manera que de faltar éste el acto es válido. En este caso la ley exige una formalidad habilitante al marido no por su estado civil de casado. edad. 1554 que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. demencia. 1° y 2° cualquiera otra especie de vicio produce la nulidad relativa.

el inc. 1° del art. Por ejemplo. el art. aun cuando en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. Si se omiten las formalidades de publicidad se simple noticia y los terceros sufren efectivamente un perjuicio. que haga verosímil el hecho litigioso (art. es decir. sino que inoponible a terceros de buena fe. respectivamente). 447 y 461. no se les puede oponer. b) sustanciales d. es decir. sino con la forma de probarlo. 1°). el art. de los actos que éstas celebren. A este respecto. continúa el inc. 1708 del Código dispone que no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. que no conste por escrito. d) FORMALIDADES: POR VIA DE PUBLICIDAD Las formalidades de publicidad se clasifican en: a) de simple noticia. No se aplican las reglas anteriores en los casos que haya un principio de prueba por escrito. Dicho de otro modo. 187 . 1902 dispone que la cesión (de un crédito) no produce efecto contra el deudor ni contra terceros. Cuando se omite una formalidad de publicidad sustancial el acto no es nulo.1) Formalidades de publicidad de simple noticia: son aquellas que tienen por objeto poner en conocimiento de los terceros las relaciones jurídicas de otras personas en que puedan tener interés. la confesión. 2°. Sin embargo. podrán demandar su indemnización por su responsabilidad extracontractual. 1° deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias. que si no se efectúa hace inoponible el objeto ilícito a terceros. 1711 inc. debe dejarse en claro que el hecho de que el acto no pueda probarse por testigos no obsta a que se pruebe utilizando otros medios de prueba. como por ejemplo. Por ejemplo. 1709 inc. existiendo un principio de prueba por escrito puede probarse por testigos un contrato que contenga la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias. por la conducta dolosa o negligente de quien omitió cumplir con la formalidad. una acto escrito del demandado o de su representante. De acuerdo al art. No será admisible la prueba de testigos. a ellos el acto simplemente no les afecta. Por su parte. 1710 complementa las normas anteriores señalando que al que demande una cosa de más de dos unidades tributarias no se le admitirá prueba de testigos aunque limite a ese valor la demanda. la notificación al público por medio de tres avisos en un periódico de los decretos de interdicción provisoria o definitiva del demente o del disipador (art.2) Formalidad de publicidad propiamente tal o sustanciales: son aquellas que tienen por objeto precaver a los terceros interesados que son los que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes. ni sobre lo que alegue haberse dicho antes. Esta especie de formalidad no dice relación con la validez del acto o contrato. en cuanto adicione o altere de modo alguno lo se exprese en el acto o contrato. mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste Otro caso es el de la inscripción del embargo. d.

año 1980. A pesar de esto el formalismo no ha desaparecido en el Derecho. aún más. Excepcionalmente hay ciertos actos solemnes que pueden probarse por otros medios. por ejemplo ciertos actos constitutivos del estado civil. Introducción. Primera Edición. Primera Edición. su un acto es formal o solemne.e) FORMALIDADES CONVENCIONALES La ley determina. 1701. Carlos Ducci Claro. las partes. Editorial Jurídica de Chile. Parte General. hoy impera el principio de autonomía de la voluntad y las partes son libres de convenir todo lo que quieran sin formalidades. formales. y su omisión no puede suplirse por otro medio de prueba. sin embrago. En los actos solemnes la solemnidad es la única manera de probar su existencia. art. pase a serlo en forma convencional. En la antigüedad. Editorial 188 . FORMALISMO EN EL DERECHO Formalismo. Carlos Ducci Claro. CUADRAGESIMA NOVENA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir los efectos de los actos jurídicos. Pueden convenir que un acto o contrato que no es solemne legalmente. en el Derecho romano el formalismo era la regla general. La regla general hoy es que los contratos sean no formales. páginas 307 a 309 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Parte General. Temas “Efectos de los actos jurídicos”  Conceptualización  Efectos respecto de las partes  Efectos respecto de terceros Lectura previa: 1)"Derecho Civil". año 1980. es el régimen en cuya virtud la ley establece las formas que deben observarse en la celebración de los actos jurídicos. es así que en el Derecho de familia todos los actos son solemnes.

Personas respecto de las cuales los actos juridiocos producen sus efectos: a) Entre de las partes La regla general es que los actos jurídicos produzcan sus efectos respecto del autor o de las partes. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Cualesquiera otros. modifican o extinguen. páginas 359 a 375. en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. En definitiva. 2) Efectos naturales: son aquellos que están establecidos por la ley. con los matices ya señalados. son los derechos y obligaciones que de ellos emanan. 3) Efectos accidentales: son aquellos que el autor o las partes pueden incorporar en virtud de su autonomía privada. año 1996. Introducción. año 1991. pero el autor o las partes. Por ejemplo. se transfieren. Editorial Jurídica Ltda. Por ejemplo. La segunda clasificación distingue entre: 1) Efectos directos: que surgen como consecuencia inmediata y directa de los actos jurídicos. Del Derecho en General. 369 a 371. Por ejemplo. Hernán Larraín Ríos. EFECTOS DE LOS ACTOS JURIDICOS Los efectos de los actos jurídicos están constituidos por el fin práctico que persiguen el autor o las partes al ejecutar o celebrar esos actos y que la ley positiva reconoce. en el contrato de compraventa. páginas 310 a 321 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Ellos. pueden sustraerse a ellos sin afectar la existencia o validez del acto... Por ejemplo.311 a 314.Jurídica de Chile. son quienes pueden fijar sus alcances. la obligación del vendedor de hacer la tradición o entrega de la cosa y la del comprador de pagar el precio en el contrato de compraventa. 2) Efectos indirectos: aquellos que resultan como una consecuencia mediata o indirecta de los actos jurídicos celebrados. Editorial Cono Sur Ltda. En primer término se distinguen: 1) Efectos esenciales: son aquellos que determina la ley no pudiendo el autor o las partes sustraerse a ellos.. que son quienes los hicieron nacer a la vida del derecho. año 1994. Tomo II. Clasificación: Los efectos de los actos jurídicos admiten una doble clasificación. Editorial Jurídica de Chile. siempre que no sean contrarios a la ley. 189 . Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. I. Primera Edición. el orden público y las buenas costumbres. págs. pág. el derecho de pedirse alimentos entre los cónyuges en el contrato de matrimonio. la obligación de pagar el precio y de hacer la tradición o entrega de la cosa en la compraventa. Alessandri y Otros Quinta edición . 3) "Lecciones de Derecho Civil". la obligación de saneamiento. la moral.

los contratantes pueden dejar sin efecto el contrato celebrado (art. Por lo mismo. 1449 cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona. es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. y si ella no ratifica. el testador puede revocar las disposiciones contenidas en su testamento mientras viva (art. ha de darse. mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita. 999). que son acreedores testamentarios. Este tercero luego deberá aceptar expresa o tácitamente y mientras no acepte. primero sea su representante legal. b. Agreguemos que en todo caso. queda obligado a indemnizar los perjuicios correspondientes a la persona a quien le prometió el hecho del tercero. son éstos también libres para dejarlos sin efecto. La novación: en cuanto libera a los deudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a ella (art. si son el autor o las partes los que han fijado el contenido y efecto de los actos jurídicos. 1°). pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado. quien prometió por el tercero que éste a dar. sino en virtud de su ratificación. Es la aceptación del tercero la que hace que éste pueda demanda lo estipulado en contrato. ii) que se observen los mismos requisitos o formalidades del acto que se deja sin efecto b) Respecto de terceros Ya señalamos que por regla general los actos jurídicos producen sus efectos respecto del autor o de las partes. 1450 “Siempre que uno de los contratantes se comprometa a que por una tercera persona. En los actos jurídicos unilaterales los efectos. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato. hacer o no hacer alguna cosa y este tercero no ratifica. el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa. hacerse o no hacerse alguna cosa. 1645) 190 . En los actos jurídicos bilaterales o convencionales también nos encontramos con casos en que los efectos se producen respecto de terceros.1) La estipulación a favor de un tercero: de acuerdo al art.2) La promesa del hecho ajeno: dice el art. de quien no es legítimo representante. esta tercera persona no contraerá obligación alguna. Para que la revocación de un acto jurídico tenga efecto es necesario: i) que proceda del autor que lo ejecutó o de las partes que lo celebraron. no pueden radicarse en el sólo autor. aceptación que en realidad lo transforma en parte de él haciéndole adquirir derechos y obligaciones (el tercero reemplaza a la parte que estipuló en su favor). etc. no se obliga a dar. Así ocurre entre el oferente y el aceptante o entre los herederos y los legatarios. aunque no tenga derecho para representarla. Por ejemplo.” En la promesa del hecho ajeno ocurre algo similar a la estipulación a favor de un tercero. las partes pueden revocar el contrato por su propia voluntad. pero cuando lo hace pasa a ser parte de la convención y por eso se obliga. por lo general. Sólo excepcionalmente producen efecto respecto de terceros. Mientras el tercero no ratifica. hacer o no hacer una cosa. 1567 inc. sino que va a ser necesario que alcancen a terceros. b.

Introducción. y en tal caso está dando. pues puede verse afectado aunque no haya participado en el contrato de hipoteca porque sucede en las obligaciones al vendedor. los sucesores o causa habientes a título singular pueden serlo entre vivos o por causa de muerte. Parte General. 2465). en rigor los herederos son parte porque reemplazan o representan al causante. A los primeros no los afectan de ninguna forma los actos celebrados por otras persona. además. Sin embargo. b) Los sucesores o causa habientes a título singular: dentro de este grupo encontramos en primer lugar al legatario. c) Los acreedores de las partes: los acreedores. páginas 310 a 321 2) Código Civil 191 . tienen un derecho general de prenda sobre todos los bienes del deudor (art. salvo casos excepcionales como los que acabamos de ver. Editorial Jurídica de Chile. primera edición. son los continuadores de su personalidad jurídica. antes que nada. Terceros a quienes pueden afectar los actos juridicos: Dentro de los terceros distinguimos los terceros absolutos de los terceros relativos. se extingue la obligación originaria de ellos aunque no sean parte del contrato de novación. Además. Lo mismo ocurre con el fiador. Son terceros relativos porque al transmitírseles todo o una parte del patrimonio del causante. QUINCUAGESIMA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la ineficacia de los actos jurídicos Temas “Ineficacia de los actos jurídicos”  Inexistencia  Nulidad absoluta Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Porque aunque no responde de las deudas del causante. un derecho preferentemente al acreedor hipotecario por sobre sus otros acreedores. los actos celebrados por él los afectan. Carlos Ducci Claro. Si varias personas son deudora solidarias y uno de los codeudores nova la obligación sin que los otros accedan a la nueva. Son terceros relativos: a) Los herederos o sucesores o causa habientes a título universal: los herederos suceden al causante en sus bienes. Cada acto del deudor que aumente o disminuya su patrimonio afecta al acreedor en la posibilidad de pagarse de su crédito. tiene responsabilidad subsidiaria con respecto a los herederos por las deudas que el causante contrajo en vida (deudas heriditarias) y sólo hasta el monto de su legado. el deudor puede otorgar garantías reales con sus bienes. pero a los segundos pueden llegar a afectarles. año 1980. En otras palabras. como asimismo el que compra una cosa que estaba hipotecada. que es un tercero relativo. ejemplo una hipoteca. También el donario es tercero relativo. pero también en sus derechos y obligaciones transmisibles.

primera edición. puesto que no se aceptaba más nulidades que las expresamente establecidas por ella. el pretendido acto no ha nacido a la vida del Derecho. Editorial Jurídica Ltda. Ante tal situación se dijo entonces que el matrimonio en donde los contrayentes son del mismo sexo. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. era inexistente. páginas 383 a 394. puede que en definitiva nos sean eficaces por distintas causas: i) La inexistencia ii) La nulidad iii) La inoponibilidad i) LA INEXISTENCIA Es una sanción o ineficacia civil con que se sancionan los actos jurídicos que no cumplen con los requisitos de inexistencia que exige la ley. Alessandri y Otros Quinta edición . Editorial Jurídica de Chile. páginas 321 a 324. año 1996. Introducción. año 1994. tratadista alemán . Sólo reiteraremos que faltando un requisito de existencia no hay acto. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS Los actos jurídicos se celebran para que produzcan sus efectos propios. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. y la noción de inexistencia se hizo más tarde extensiva a los actos patrimoniales. Editorial Jurídica de Chile.. 233 a 252. Parte General. No repetiremos lo que ya hemos dicho con anterioridad acerca de los requisitos de existencia de los actos jurídicos. 3) "Lecciones de Derecho Civil".Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". pág. y la falta de diferencia de sexos entre los contratantes no estaba sancionada. Editorial Cono Sur Ltda. dicho de otra manera. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Zachariae descubrió que la ley de matrimonio civil tenía un vacío. Hernán Larraín Ríos. Carlos Ducci Claro. sin embargo. Tomo II.. Primera Edición. I. año 1991. Del Derecho en General. págs. año 1980. 303 a 319. 192 . quien fue que esbozó esta teoría a partir del matrimonio. La inexistencia como sanción civil surgió a partir de la Teoría de Zachariae.

si.El acto inexistente no puede sanearse por el lapso del tiempo. el objeto (causa material y formal esencial). en cambio. 1684 5.. constate que no ha nacido acto alguno. por ejemplo. y aquella apariencia de acto puede constatarse que no existe alegando por vía de excepción la inoponibilidad por inexistencia o por la vía de la acción solicitando al Tribunal que. La importancia de considerar a un acto como inexistente y no nulo es que lo que existió ya no podrá llegar a existir por la prescripción. En nuestro derecho la mayor parte de los autores sostienen que el Código Civil no admite como sanción civil la inexistencia. 4. siempre que ése contrato diferente tenga los requisitos comunes de existencia o condiciones del existir de todo acto: la voluntad (causa eficiente). la causa (causa final) y la forma en que se haya prestado la voluntad dependiendo de la naturaleza del acto (causa formal occidental). pero si de la intervención de los tribunales. La nulidad relativa puede ratificarse por la voluntad de las partes art. pero no los especiales. no nacen a la vida del Derecho. la inexistencia no requiere de ésta declaración.Los actos inexistentes nunca produce efecto alguno. no está demás agregar que la expresión “jurídico” se predica de acto. Si bien es cierto estrictamente no podemos aceptar como bueno este criterio.La nulidad puede alegarse como acción y excepción .. 1444 en un contrato distinto. puede que nazca a la vida del Derecho ese acto que dice haberce celebrado. si es nulidad relativa es en 4 años. no podemos dejar de reconocer que ello obedece a una evolución. digamos que la Corte Suprema ha declarado que en Chile la inexistencia se hace valer por la vía de la nulidad absoluta.. 193 . nunca nació a la vida del Derecho y el Tribunal. en cambio los actos nulos producen todos sus efectos mientras no sea declarada judicialmente su nulidad.. la inexistencia sólo puede alegarse como excepción. En todo caso. 3.La nulidad debe ser declarada judicialmente . Ese acto jurídico. Diferencia entre inexistencia y nulidad: 1. En los actos jurídicos. es por ello que los vicios de inexistencia presentes en un acto jurídico es sancionado en la práctica con la NULIDAD ABSOLUTA. pues el acto no es suceptible de sanearse por el transcurso del tiempo. concurren todos los requisitos de existencia comunes a todo acto. requerido para constatar la inexistencia. si se trata de nulidad absoluta el plazo es de 10 años.El acto inexistente no puede ratificarse por la voluntad de las partes al igual que los actos que adolecen de nulidad absoluta.. debe proceder a ordenar que se cancele la inscripción de papel. 2. de tal manera que para que un acto sea jurídico deben concurrir en él requisitos de existencia de todo acto humano. pero que haya degenerado como el art. la tradición del inmueble. si faltan los requisitos esenciales esos actos no producen efecto alguno.el acto nulo si puede sanearse. con la inscripción de un inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces practicada con el mérito de un instrumento privado. pero ¿que? impide al verdadero dueño disponer del bien con efectos jurídicos mientras ello nunca ocurra. Para concluir. mediante una declaración de mera certeza. Así ocurrirá.

Estimamos que en este artículo se ha utilizado la expresión “inválidos” para hacer presente que el Código se refiere a las dos especies de nulidad. 1681 en su inc. Hacen excepción a este principio las llamadas nulidades de Derecho Público a que se refiere el art. A este respecto. iii) Cuando dos o más personas han contratado con un tercero. (económico) La inexistencia puede ser alegada por todos. la nulidad absoluta la pueden alegar todas aquellos los que tengan interés en ello. b) Relativa: cuando se omitido un requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a la calidad o estado de las partes Principios aplicables a ambas clases de nulidad: i) La nulidad es una sanción de derecho estricto por lo que no cabe la aplicación analógica. De acuerdo a este precepto podemos clasificar la nulidad en: a) Absoluta: cuando se ha omitido un requisito que la ley prescribe para el valor del acto según su especie. es decir.. el tribunal competente será el Juez de Letras en lo Civil que resulte serlo de acuerdo a las normas generales contenidas en el Código Orgánico de Tribunales (art. el art. 7. Dice el art. el acto anulable puede adquirir validez si se dan ciertos presupuestos determinados por la ley. a) LA NULIDAD ABSOLUTA: 194 .La nulidad relativa sólo puede alegarse por algunas personas. las que operan de pleno derecho y por lo mismo son insanables aún por la prescripción extraordinaria.. Agrega el inc.6. 1°: es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato. ii) La acción de nulidad no puede renunciarse anticipadamente porque es de orden público. en consideración a su especie o a la calidad o estado de las partes. ii) NULIDAD: Se define la nulidad como la sanción impuesta por la ley a los actos o contratos en que se ha omitido un requisito establecido. 7° de la Constitución Política. lo que no se puede aplicar a la inexistencia. v) La nulidad debe ser siempre declarada judicialmente. 108 y ss). iv) La nulidad puede hacerse valer en juicio como acción excepción. no dejarán de serlo por la cláusula que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad. 1469 dispone que los actos o contratos que la ley declara inválidos (nulos). según su especie y la calidad o estado de las partes. 2° que la nulidad puede ser absoluta o relativa. pues esta produce efectos generales. únicamente respecto de las partes en cuyo favor se ha decretado.La nulidad declarada judicialmente produce sólo efectos relativos. Lo anterior no quita que en la práctica esta nulidades deban constatarse judicialmente porque es un principio general de derecho el que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. vi) La nulidad puede sanearse. Desde un punto de vista práctico. es decir. la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras (art. no habiendo señalado la Constitución ni la ley un tribunal especial ante quien recurrir frente a esta nulidades. 1690).

1682. Mientras no exista una sentencia emanada de un tribunal de justicia. real y efectivo. 1466. El inc. el acto no es propiamente nulo. La nulidad absoluta es la sanción impuesta por la ley a los actos o contratos en que se ha omitido alguno de los requisitos de validez que enumera la ley taxativamente en los incis. La declaración de nulidad absoluta: Como ya señalamos anteriormente. 1) Cualquiera que tenga interés: es necesario que ese interés sea actual. No basta un interés moral (en interés de la moral le corresponde solicitar la nulidad absoluta sólo al ministerio público). sin embargo. Además recordemos que en estos casos hay objeto ilícito en virtud de lo dispuesto en la parte final del art. 1683 reglamenta quién puede pedir la nulidad absoluta: ésta puede y debe ser declarada por el juez. tanto absoluta como relativa. sino al de quien razonablemente debió conocer el vicio al ejecutar el acto o celebrar el contrato (en la expresión “debiendo saber” es inequívoco que el artículo que comentamos se refiere a un conocimiento real y efectivo) Finamente. 1882 incs. en primer término. aun sin petición de parte. Debe entenderse que la ley se refiere a un conocimiento personal. tienen una limitación. El ministerio público puede pedir la nulidad en interés de la moral o de la ley. pero no a los terceros. iv) Los actos de los absolutamente incapaces vi) Los actos que prohíbe la ley. excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato. susceptible de ser apreciado en dinero. o sea. puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. ya que el art. por cuanto sólo afecta al autor de un acto jurídico unilateral o a las partes de un contrato. Causales de nulidad absoluta (art. debe ser declarada judicialmente. como en el caso de que se enajene una cosa embargada sin su consentimiento o sin permiso del juez que conoce del litigio. Aunque la ley no lo haya establecido expresamente. sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. 1° y 2°): i) Objeto ilícito ii) Causa ilícita iii) Omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos. 1° y 2° del art. digamos que esta limitación debe interpretarse restrictivamente. debe existir el tiempo de solicitarse la declaración de nulidad. la doctrina y la jurisprudencia están constestes en que el interés ha de ser además pecuniario. Pueden tener interés. 8° del Código. cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. 195 . 1683 dice excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato. es decir. 1° del art. Las partes. 2) El Ministerio Público: el interés del Ministerio Público para pedir la declaración de nulidad absoluta no es pecuniario. 1681 nos dice que hay nulidad absoluta cuando se ha omitido un requisito establecido por la ley para el valor del acto según su especie. la nulidad. puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley. El art. por disponerlo así el art. no se trata del conocimiento ficto de la ley que se establece en el art. sino anulable. en virtud de la cual no puede pedir la declaración de nulidad el que sabía de la existencia del vicio o debía saberlo. las partes contratantes o el autor de un acto jurídico y eventualmente los terceros. 10.

1683. cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. esto es. Sólo se sanea por el transcurso del tiempo: diez años contados desde la celebración del acto o contrato. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. Carlos Ducci Claro. primera edición.. Parte General. b) El juez no puede declarar de oficio la nulidad absoluta cuando hay cosa juzgada. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Saneamiento de la nulidad absoluta (art. la acción de nulidad prescribe en 10 años. Parte General. Editorial Cono Sur Ltda. año 1991. 253 a 257. parte final): Por estar comprometido el interés social la nulidad no puede sanearse por la ratificación del autor o la confirmación de las partes. o sea. es decir.3) El juez de oficio: el juez puede y debe declarar de oficio la nulidad absoluta. Editorial Jurídica de Chile. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. Editorial Jurídica de Chile. QUINCUAGESIMA PRIMERA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la ineficacia de los actos jurídicos Temas “Ineficacia de los actos jurídicos”  Nulidad Relativa Lectura previa: 1)"Derecho Civil". La ley no señala qué debe entenderse por manifiesto. habrá que interpretar esa frase en su sentido natural y obvio. páginas 321 a 324. año 1994. De aquí se desprenden tres afirmaciones: a) El juez no puede declarar de oficio la nulidad absoluta cuando no aparezca de manifiesta en el acto o contrato. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". es decir. se requiere que se reclamen en juicio derechos que tienen como fundamento el acto nulo.. Hernán Larraín Ríos. el vicio debe estar al descubierto. Alessandri y Otros Quinta edición . luego. aun sin petición de parte. págs. páginas 395 a 4000 196 . páginas 324 a 336.320 a 332 3) "Lecciones de Derecho Civil". Introducción. Introducción. año 1996. primera edición. así por ejemplo la Corte de Apelaciones no puede anular de oficio una sentencia si no se han interpuesto recursos que la impugnen. Editorial Jurídica Ltda. de manera que no sea necesario recurrir a otro antecedente. Primera Edición. patente. Tomo II. I. año 1980. ostencible. pág. Editorial Jurídica de Chile. Carlos Ducci Claro.. año 1980. Del Derecho en General. c) Es necesaio que haya un juiico.

y da derecho a la rescisión del acto o contrato. efectuada sin las autorizaciones que correspondan. cuando esa calidad haya sido el principal motivo de una de las partes para contratar y ese motivo ha sido conocido de la otra parte iv) El error en las calidades que rodean a la persona ( el denominador “error en la persona social”). 1° y 2°. el cumplimiento de la mayoría de edad. como en los arts. quien en principio tendría derecho a pedir la nulidad relativa. También pueden pedir la declaración de nulidad relativa los herederos. y también los cesionarios. han cedido sus derechos por acto entre vivos. ya que son los continuadores de la personalidad del causante. sus herederos o cesionarios. 1681 inc. como ya hemos señalado. el art. salvo que la propia ley disponga otra acción. que en los actos bilaterales debe ser de una de las partes . Al respecto. podrá pedir la declaración el que sufrió el error y no la otra parte. dolosamente induzca a otro a contratar con él. a quienes los que habrían podido intentar la acción. respectivamente. Sin embargo. Causales de nulidad relativa: i) Los actos de los relativamente incapaces ii) El error sustancial iii) El error en la calidad accidental. Por otro lado. La nulidad relativa se declarará siempre a petición de parte. señala en su inc. ya que no está en juego el interés social.LA NULIDAD RELATIVA: La nulidad relativa es la sanción impuesta por la ley a los actos o contratos en que se han omitido un requisito de validez y que no está sancionado con la nulidad absoluta. final que cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa. 1749 y 1754 cuando se refieren a la enajenación de un bien raíz de la sociedad conyugal o propio de la mujer. injusta y determinante. Por ejemplo. v) El dolo determinante. vi) La fuerza moral cuando es grave. o de no existir la interdicción u otra causa 197 . el art. la consideramos una sanción objetiva establecida por el legislador en ciertos actos o contratos. 1684): Previamente señalaremos que la nulidad relativa no puede ser declarada de oficio por el juez ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el sólo interés social o de la ley. ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. viii) Todos los otros casos en que la ley disponga que la sanción es la nulidad relativa. 1685 establece que si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato. Este principio tiene una excepción en el caso de que un relativamente incapaz. 1682. vii) La omisión de algún requisito establecido por la ley en consideración a la calidad o estado de las partes. si se pretende la nulidad relativa por error . según la calidad o estado de las partes. después de enumerar las causales de nulidad absoluta en los incs. En cuanto a lesión. La declaración de Nulidad Relativa (art. cuando la identidad del otro contratante no es una consideración esencial o determinante para contratar. es decir. De acuerdo al art. 1° es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato. y esa parte debe ser aquella en cuyo beneficio la ha establecido la ley. puesto que la ley estableció la nulidad a favor de quien sufrió el vicio.

Cobra mucha importancia el determinar desde cuándo se cuenta este plazo. y distingue: i) Si los herederos son mayores de edad y la persona que tenía derecho a intentar la nulidad era incapaz. el mero aparenta ser capaz (aserción de mayor edad ) o de no existir otra causa de incapacidad. por lo que el relativamente incapaz tendrá derecho a pedir la nulidad. c) En el caso de incapacidad legal. Sin embargo. o del residuo si el plazo ya había empezado a correr (inc. 1°). Saneamiento de la nulidad relativa: De acuerdo a la parte final del art. como la interdicción por disipación. ii) Si los herederos son menores de edad. transcurridos cuatro años desde que cesó la violencia o la incapacidad o desde la celebración del acto o contrato viciado. se castiga a la otra parte por su negligencia en recabar los antecedentes necesarios para celebrar el contrato. 1691.de incapacidad. sin que se haya hecho valer la acción de nulidad. pero leyes especiales pueden designar otro plazo (art. 1691 inc. los herederos gozan de los cuatro años completos. 3°). desde el día en que ésta hubiere cesado. En dicho caso el art. final). de lo que falte para completar cuatro años (inc. 2° y 3° del mismo artículo disponen que : a) En el caso de violencia (o fuerza). En otras palabras. no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. 1684 la nulidad relativa puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. 1) Saneamiento por el lapso de tiempo: el plazo para pedir la rescisión durará cuatro años. éste queda irrevocablemente saneado respecto de ese vicio. y gozarán de todo el plazo si quien tenía derecho a pedir nulidad falleció siendo incapaz. no puede ejercer la acción de nulidad porque se estaría aprovechando de su propio dolo. que se cuentan desde el fallecimiento del incapaz. gozan los herederos sólo del residuo. Si son menores de edad los herederos gozan del beneficio de que se les suspenda 198 . por ejemplo falsificando documentos. en cambio. según el caso. los cuatro años se cuentan desde que éstos alcancen la mayoría de edad. si no había comenzado a correr el plazo. desde el día de la celebración del acto o contrato. por ejemplo porque el incapaz había recuperado su capacidad. o sea. vale decir. si el incapaz actuó dolosamente para parecer capaz. En este caso de los herederos menores de edad. señala el inc. por lo cual los incs. el plazo ya había comenzado a correr.Sin embargo. b) En el caso de error o de dolo. 2°). 1692 otorga el derecho a pedir la declaración de nulidad a los herederos. no importan una conducta dolosa. es decir. puede ocurrir que la persona que tiene derecho a intentar la acción de nulidad fallezca durante el transcurso de los cuatro años. para los menores adultos desde el día en que alcancen la mayoría de edad (18 años) y para los pródigos interdictos desde el día en que sean rehabilitados. En consecuencia. En cierto sentido. desde el día en que haya cesado esta incapacidad. Si. 1° del art. no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato (inc.

1694 exige además que para que la ratificación expresa sea valida se haga con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica. en virtud de lo dispuesto en el art. El art. 1695 la ratificación es la ejecución voluntaria de la obligación convenida. ya que confirmado el acto se estima que nunca adoleció de vicio alguno. En nuestro concepto. 2) Saneamiento por ratificación o confirmación del acto nulo: en doctrina prefiere hablarse de confirmación del acto relativamente nulo y no de ratificación. 12) y el acto en definitiva se sanearía por el transcurso del tiempo. un plazo para cumplirla. podría la parte en cuyo beneficio la ha establecido la ley pedir la nulidad relativa por haber tomado conocimiento del vicio. Clasificación de la confirmación. pero siempre con la limitación de que no podrán pedir la nulidad pasado los diez años desde la celebración del acto o contrato. Pues si en vez de cumplir la obligación contraída. es irrevocable y opera con efecto retroactivo. por ejemplo. pues esta conducta no se adapta a al descrita en el art. De acuerdo al art. 1757. Para que la ejecución voluntaria de la obligación contratada tenga la virtud de sanear el vicio nulidad relativa. que amplía la suspensión de la prescripción a favor de los herederos de la mujer (titulares de la acción) ya no sólo por la menor edad sino también por incapacidad por cualquier otra causa. a) Expresa: la confirmación es expresa cuando se hace en términos explícitos y directos. Lo anterior nos parece a lo menos discutible. 12 del Código Civil. para reservar esta última expresión. Frente a este último caso algunos autores estiman habría una renuncia a ejercer la acción de nulidad (art. el que puede pedir la rescisión pide. 1693 la ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio. para poder renunciar un 199 . 1450. puede ser expresa o tácita. La confirmación es un acto jurídico que consiste en la renuncia al derecho a pedir la rescisión del acto o contrato relativamente nulo. además. Debe también tenerse en cuenta que la causa que produce la suspención es únicamente la menor de edad de los herederos y no la incapacidad que puedan padecer por otro motivo. se requiere que quien ejecuta el acto lo haga a sabiendas de que éste era rescindible. Hace una importante excepción a esta regla el art. Este acto jurídico unilateral es además accesorio. puesto que mientras no transcurra el plazo de prescripción. a los casos en que el mandatario se excede de sus facultades y el mandante ratifica lo obrado por su apoderado o cuando el dueño ratifica la venta de cosa ajena o al caso de la promesa del hecho ajeno de que trata el art. pues no se concibe sin el acto nulo. 1695. b) Tácita: de acuerdo al art. aunque no se ejecuten todas. pero con un límite: nunca pueden pedirla pasados diez años desde la celebración del acto o contrato. estimamos que no hay propiamente ratificación. Basta además con que se ejecute la obligación esencial que emana del contrato. y nos parece de la lógica más elemental. el plazo para pedir la rescisión.

debe ser ejecutado por quien es legalmente capaz o representado o autorizado por su representante legal. Se entiende dentro del concepto de parte al que sufrió el vicio. como tal. Primera Edición. e) Que se efectúe una vez que ha cesado el vicio que produjo la nulidad relativa. la ratificación deberá constar en escritura pública. año 1996. Alessandri y Otros Quinta edición . Parte General. Editorial 200 . QUINCUAGESIMA SEGUNDA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer la ineficacia de los actos jurídicos Temas “Ineficacia de los actos jurídicos”  Efectos de la nulidad  La inoponibilidad Lectura previa: 1)"Derecho Civil". sus herederos o cesionarios y los mandatarios. es decir. b) Que la ratificación. c) Que el que ratifica o confirma sea capaz de contratar (art. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica Ltda. año 1994. Introducción.. debidamente representados. Carlos Ducci Claro.257 a 277. f) Que. 1697). año 1991. como ya se señaló. 1694). Editorial Jurídica de Chile. año 1980. páginas 324 a 336 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". Hernán Larraín Ríos. año 1980. Introducción. emane de la parte o partes que tienen derecho a alegar la nulidad (art. estos últimos. Este requisito es obvio. Parte General. ya que en ese contrato se requiere de esta solemnidad. 324 a 338. Carlos Ducci Claro. si es expresa se efectúe con las mismas solemnidades a que esta sujeto el acto o contrato que se ratifica (art. como ya se dijo. 1696). Primera Edición. pág. páginas 342 a 349 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. en el tiempo que media entre la celebración del acto o contrato o la cesación del vicio y la declaración de nulidad. derecho hay que tener conocimiento de que se titular de él.. Primera Edición. Tomo II. Por ejemplo. Por eso en el caso de fuerza si ésta subsiste. expresa o tácita. Editorial Cono Sur Ltda. 3) "Lecciones de Derecho Civil". Requisitos de la confirmación: a) Que el acto adolezca de un vicio de nulidad relativa. pues. d) Que se efectúe en tiempo oportuno. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. si la compraventa de un bien raíz era nula relativamente porque el comprador sufrió de dolo. la ratificación adolecería del mismo vicio y también sería relativamente nula. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. págs. la confirmación es un acto jurídico y.

Jurídica de Chile. 1°. iii) Art. en consecuencia. 3°: los poseedores de buena fe sólo están obligados a la restitución de la cosa y no a la de los frutos naturales o civiles que hubieren percibido antes de la contestación de la demanda. I. sino que necesita ser declarada por una sentencia judicial que tenga la autoridad de cosa juzgada ( recordemos que hacen excepción a este principio las nulidades de Derecho Público). sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. 1567 Nº 8. no se produce ipso lucre.401 a 410. tanto absoluta como relativa. EFECTOS DE LA NULIDAD: La nulidad puede ser alegada en juicio como acción o como excepción. bb) Si el acto o contrato ya se cumplió total o parcialmente. da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo.Las partes. por ende se extinguen la sobligaciones emanadas del contrato. se supone que alguna de las parte o ambas. han cumplido sus obligaciones por lo que en estos casos se aplica el inc. caso en el cual no podrá repetir lo dado o pagado. 1° del art. 907 inc. produce efectos entre las partes y frente a terceros. 1687. de manera que el patrimonio de las partes quede económicamente en las mismas condiciones que entes de la celebración. se refiere al caso dispuesto en el art. salvo si una de ellas dió o pagó a sabiendas de que daba o pagaba por un objeto objeto o causa ilícita. En este caso la nulidad judicialmente declarada toma el carácter de un modo de extinguir obligaciones. parte final: sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. Del Derecho en General. La nulidad judicialmente pronunciada. ii) Art. a) Efectos de la nulidad entre las partes: Para estudiar los efectos de la nulidad entre las partes hay que distinguir: aa) Si el acto o contrato no se ha cumplido: la declaración de nulidad por sentencia firme impedirá que se cumpla en el futuro. páginas. según el cual. Esta limitación a que las partes vuelvan al estado en que se encontraban antes de celebrar el acto o contrato declarado nulo. en otras palabras cada parte recupera lo que ha dado o pagado en virtud del acto o contrato que ha sido declarado nulo. 1687 inc. norma que tiene por finalidad dar protección a los incapaces absolutos o relativos o por omisión de los requisitos prescritos en atención a la calidad de las 201 . se trata de hacer desaparecer todos los efectos del acto nulo. 1468: no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. 1688: este artículo trata del caso en que se encuentran las partes como consecuencia de haberse declarado la nulidad del contrato por incapacidad de una de ellas. las parte podrán según las reglas generales ser restituídas al estado enterior. art. vuelven al estado anterior a celebrarse el acto o contrato. la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada.Con las siguientes excepciones: i) Art. Por ende si se declara la nulidad de un acto por causa u objeto ilícito.

cuando se anula un contrato por esta omisión de formalidades habilitantes no se retrotraen las cosas al estado anterior. El inc. el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato. 904 a 915. d) si el incapaz recibe un precio y con el compra un bien valioso de simple ornato y éste se destruye. permiten comprender más fácilmente estas reglas: a) si el incapaz recibe un precio y con él compra una casa. Por ejemplo. 2° señala que se entenderá que el incapaz se ha hecho más rico: en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas. Esta regla es otra consecuencia lógica de que la declaración de nulidad las partes vuelven al estado en que encontraban antes de celebrar el acto o contrato. art.. 202 . por lo tanto. será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro. todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. las partes deberán volver al estado anterior de celebrar el acto o contrato nulo por incapacidad de una de ellas. le hubieren sido necesarias. y del abono de las mejoras necesaria. b) Efectos de la nulidad frente a terceros: La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores. De este tema trata el inc. no debe devolver nada porque el bien no subsiste. partes. si se declara nulo un contrato de compraventa. pero el comprador ya había enajenado la cosa a un tercero y se encuentra. en consecuencia. 1688. en la imposibilidad de restituirla. que no le hubiran sido necasarias. tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes. que tratan de as restituciones mutuas con ocasión del ejercicio de la acción reivindicatoria (Título XII del Libro II). subsisten y se quisiere retenerlas. el vendedor que por la declaración de nulidad sigue siendo el dueño de la cosa. que es el que trata el caso del incapaz recién analizado. tomados de los apuntes del profesor Víctor Vial del Río. Las reglas generales son las contenidas entre los arts. deberá reivindicarla del tercero. e) si el incapaz recibe un precio y con él compra un bien valioso de simple ornato y quiere retenerlo. 1°. o cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas. 1687 de acuerdo al cual en las restituciones mutuas que deban hacerse los contratantes en virtud del pronunciamiento judicial de la nulidad. no se hace más rico por lo que nada debe devolver. dice el art. también se hace más rico y se producen los mismos efectos señalados precedentemente c) si el incapaz compra un cuadro y luego lo dona. debe restituir el precio recibido. se hace más rico porque esa casa le es útil y. sin perjuicio de las excepciones legales. Tales reglas se explicarán en su oportunidad. Del efecto que las partes deban volver al estado en que encontraban antes de celebrar el acto o contrato declarado nulo. útiles o voluptuarias. Algunos ejemplos. 2° del art. si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige. de los intereses y frutos. se sigue que deban hacerse las denominadas restituciones mutuas. sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz.1689. b) si el incapaz recibe un precio y con él extingue una deuda que le era exigible por un tercero. Según el inc.

la inoponibilidad no los supone en la celebración del acto o contrato. 976 las indignidades no pasa a terceros de buena fe. 974 y 976): si el heredero indigno enajena un bien de la herencia ese acto es nulo. por ello. se pueden mencionar : 1. así sucede en el caso de las contraescrituras. por lo tanto. LA INOPONIBILIDAD Esta consiste en la ineficacia respecto de terceros de un derecho que nació como consecuencia de la celebración o de la declaración de nulidad de un acto jurídico. iii) Caso del comprador que no es condenado a restituir la cosa cuando se ha declarado la rescisión por lesión enorme: las enajenaciones o gravámenes que hubiere realizado el comprador que fue condenado por lesión enorme.Inoponibilidad de Fondo a. los terceros podrán seguir gozando de estas garantías reales aunque la compraventa se haya rescindido por lesión enorme. y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.. no quedan sin efecto por la declaración de la rescisión. es obligado a “purificar” la cosa de las hipotecas u otros derechos que hubiere constituido sobre ella (art. pues. la omisión de estas medidas que debieron cumplirse no anula el acto sino que sólo lo hace inoponible a terceros. éstas deben ser anotadas al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones alteran en la contraescritura. pero hay diversos artículos en el C.Inoponibilidad por falta de publicidad. En la nulidad el acto no produce efecto respecto de las partes y en la inoponibilidad el acto es perfecto entre las partes. Mientras el comprador no alce las hipotecas o los otros derechos reales con que hubiere gravado la cosa. en cambio. ii) Caso del heredero indigno que enajena bienes de la herencia (arts. 1707. la teoría de la inoponibilidad a sido esbozada por la doctrina y esta distingue 2 clases de inoponibilidad: a. según lo dispuesto en el art. 1895). se da cuando en el acto o contrato se han omitido las medidas de publicidad para que el acto jurídico llegue a conocimiento de terceros. pero si el adquirente está de buena fe se hace dueño de ese bien y no hay acción reivindicatoria contra él..C que se refieren a ella. Clases de noponibilidad: En nuestra legislación no se encuentra tratada esta materia en forma sistemática. lo cual significa que la modificación debe estar también anotada al margen de la escritura esto se hace como una medida de publicidad para que el tercero conozca que fue 203 .Inoponibilidad de Forma: Es aquella que protege a los terceros de los efectos de un acto válido y que proviene de las circunstancias formales del acto. en este caso no produce efectos respecto de terceros. La inoponibilidad presenta grandes diferencias con la nulidad porque esta supone vicios en la celebración del acto..Inoponibilidad de Forma b.. hay excepciones: i) Caso del poseedor que ha adquirido el dominio por prescripción: no puede reivindicarse una cosa dada o pagada en virtud de un contrato nulo contra el tercero que estuvo en posesión de ella durante el tiempo que exige la ley para adquirirla por prescripción.Sin embargo. porque de acuerdo al art..

.T. art.O. 2468. La venta de cosa ajena a pesar de ser valida le es inoponible al dueño porque no concurrió con su voluntad a la celebración del contrato. 2. 2) Inoponibilidad por Fraude: se presenta cuando las partes se ponen de acuerdo con el objeto de perjudicar a un tercero.Inoponibilidad por falta de fecha cierta: esta se da en el caso de los instrumentos privados. Inoponibilidad por Cesión de Créditos: esta cesión se perfecciona por la entrega del titulo por parte del cedente al cesionario. el mandante debe cumplir con las obligaciones que el mandatario contraiga a su nombre.Inoponibilidad por Falta de Concurrencia 2. para producir sus efectos jurídicos. 1902) La falta de notificación o aceptación hace inoponible la cesión de créditos a terceros y al propio deudor.Inoponibilidad por Fraude 1) Inoponibilidad por Falta de concurrencia: se produce toda vez que una persona no concurre con su voluntad al otorgamiento de un acto jurídico que lo requiera.. modificada. lo mismo ocurrirá cuando el mandatario comete delitos. dentro de los limites del mandato. 1703 y 419 C. por que los terceros no están obligados a respetar los pactos ocultos de las partes. entre este tipo de inoponibilidad podemos distinguir : 1. Lo mismo ocurre en el caso del mandato. art.Inoponibilidad de Fondo: Es aquella que tiene por objeto proteger a los terceros de los efectos de declarar la nulidad de un acto. el embargo deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces y si no se inscribiere no produce efecto respecto de terceros porque se han omitido medidas de publicidad. El artículo 2. Otro caso es la acción pauliana o revocatoria que tiene por objeto dejar sin efecto los actos ejecutados por el deudor en perjuicio de los acreedores que han sido ejecutados con mala fe.. Efectos de la inoponibilidad: 204 . ejecutando actos disfrazados o simulados..160. y el hecho de que no estén obligados supone la inoponibilidad por fraude. la sentencia judicial que declara la prescripción adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos no valdrá respecto de terceros sin la competente inscripción. b. dolo o fraude. por ejemplo art 1815 y 2160. 953 del Código de Procedimiento Civil.513 establece otro caso de inoponibilidad por falta de publicidad. Además respecto de las cosas embargadas inmuebles. art. pero si el mandatario se excede en sus atribuciones los actos en los cuales se excedió son inoponibles al mandante. pero respecto de terceros y del deudor la cesión no produce efectos si no ha sido notificado el deudor y aceptada por este (art. 2. cuando respecto de terceros no adquiere fecha cierta sino al concurrir alguna de las circunstancias señaladas en el art. Mientras no ocurra ninguna de estas circunstancias el instrumento privado no adquiere fecha cierta respecto de terceros . En el caso de la simulación los terceros no están obligados a pasar por el acto jurídico real sino por el aparente.

ej. La extinción de la inoponibilidad Se da fundamentalmente por 2 vías: a. Respecto a las partes. la venta efectuada en circunstancias que el comprador no podía conocer del embargo por que no se había inscrito. que se han omitido b. Editorial Jurídica de Chile. págs. año 1994. Introducción. Editorial Jurídica de Chile.1. Editorial Cono Sur Ltda.295 a 302. año 1980. Parte General. págs. Alessandri y Otros Quinta edición . Editorial Jurídica de Chile. LAS MODALIDADES EN LOS ACTOS JURIDICOS Las modalidades pueden definirse como cláusulas accesorias que agregan el autor o 205 ..Por la renuncia del tercero. año 1996. b) Por vía de excepción: cuando se pretende evitar los efectos del acto por ejemplo si no se ha inscrito el embargo en el registro del conservador de bienes raíces y se pretende anular. año 1980. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. 3) "Lecciones de Derecho Civil".. Parte General.. clasificación. Primera Edición. 2. cuando se reclama por el acto inoponible. Del Derecho en General. pues las inoponibilidaes se han establecido sólo en su favor. I.353 a 360. Primera Edición. QUINCUAGESIMA TERCERA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir las modalidad de los actos jurídicos. Carlos Ducci Claro. páginas 350 a 359. Temas “Las modalidades en los actos jurídicos”  Conceptualización  La Condición. Hernán Larraín Ríos. Introducción. páginas 342 a 349 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil".Por el cumplimiento de los requisitos exigidos. Tomo II. Primera Edición. Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. Carlos Ducci Claro.. el acto es perfectamente valido y obliga a las partes en forma total. Lectura previa: 1)"Derecho Civil". 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General. el acto no los afecta por que a ellos no concurrieron al acto o este ha sido ejecutado en contravención a las normas por las que pudo ser obligado.: la venta de cosa ajena el verdadero dueño hace valer la inoponibilidad mediante la acción reivindicatoria. páginas 339 a 342. año 1991. La inoponibilidad puede hacerse valer por vía de acción o de excepción: a) Por vía de acción. Editorial Jurídica Ltda. Respecto a terceros.

define la obligación condicional y en el art. la ley establece en subsidio que el usufructo se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. pero la doctrina ha agregado además la solidaridad y la representación. 1°: en el fideicomiso. 1554 N°3: en la promesa de celebrar un contrato es de la esencia que dicho acto contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato prometido. 1444). o su substituto. el que distingue entre: 1) Condiciones Positivas o Negativas (art. b) Art.LA CONDICION: Concepto: Tradicionalmente se define la condición como el acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. son producto de la voluntad de las partes. 1489: esta norma consagra la condición resolutoria tácita. Decimos por regla general porque excepcionalmente pueden emanar de la ley a) Art. por regla general. ii)La incertidumbre: no debe saberse si el hecho en que consiste la condición va a ocurrir o no. esto es. es decir. Si así no se hace. 1494 inc. 2°: el derecho de usufructo pude constituirse hasta un determinado plazo. Esta regla también tiene excepciones: a) Art.. De la definición anterior se coligen de inmediato dos cosas. que la muerte de una persona es un plazo y no una condición.las partes a los actos jurídicos y que modifican sus efectos normales. c) Art. Clasificación: La condición admite variadas clasificaciones y así lo entiende nuestro Código. 1473 dice que ésta es la que depende de una condición. de un acontecimiento futuro e incierto. El Código por su parte. 1) Las modalidades. 738 inc. 1°: este artículo nos dice que el plazo también puede ser tácito y que es tal el indispensable para cumplirlo. envuelta en todos los contratos bilaterales. 2) Las modalidades en general. son elementos accidentales al acto o contrato. pero se ignora cuándo. Es por esto. que puede suceder o no. por lo que deben ser agregadas por las partes mediante cláusulas especiales (art. ya que se sabe que va a ocurrir. a la época de la restitución. b) Art. De ambos conceptos se desprende que la condición tiene dos elementos: i) la futureidad: el hecho en que consiste la condición debe ocurrir en el porvenir. es de la esencia de esta limitación al dominio. Si el hecho es presente o pasado no hay condición. 770 inc. la condición expresa o tácita de existir el fideicomisario. I. en todo acto o contrato hay plazo tácito para cumplir obligaciones que de ellos emanan. Las modalidades que trata el Código Civil son la condición. es decir. el plazo y el modo. 1474) 206 .

lo que acarrea una serie de consecuencias: i) El derecho del acreedor condicional aún no ha nacido (art. como por ejemplo. o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. que fulano se case con su hermana. 1485 inc. final). b) Imposibles: aquellas en que el hecho futuro en que consiste no puede ocurrir por distintas circunstancias. un derecho limitado que le permite impetrar o implorar medidas que tiendan a conservar la cosa que es objeto del contrato (art.4) Condiciones Suspensiva o Resolutoria (art. El Código Civil dice en la primera parte del art. b. La condición suspensiva puede encontrarse en tres estados: 1. que fulano no se reciba de abogado.3) Condiciones Potestativas. 1475) a) Posibles: aquellas que consisten en un hecho futuro que puede o no ocurrir.3) Ininteligible: cuando la condición está concebida en términos tales que no se sabe en qué consiste. Por ejemplo. te regalo mi escritorio si te casas con Lorena. 1479): a) Suspensiva: es aquella que mientras no se cumple. Por ejemplo. 1479 que la condición se llama suspensiva si. te vendo el trigo de mi granero si quieres. 2) Condiciones Posible o Imposible (art. te regalo mi casa si gano la Lotería. 1°). si Pedro dice: dejo mi casa a Juan si se recibe de abogado. Por ejemplo. La condición suspensiva: Se define en doctrina como el acontecimiento futuro e incierto del cual depende la adquisición de un derecho. mientras no se cumple. 2. como por ejemplo. que fulano se case con fulana. te regalo mis libros jurídicos. suspende la adquisición de un derecho. b. 1477): a) Potestativas: son las que dependen de la voluntad del acreedor o del deudor. Casuales o Mixtas (art. c) Mixtas: las que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. a) Positivas: consisten en acontecer una cosa. b. Por ejemplo. que brille el sol de noche. 1492 inc. Por ejemplo. mientras Juan no obtenga el título de abogado no ha nacido su derecho esencial o central ( exigir que 207 . ii) El acreedor condicional tiene un germen de derecho. suspende la adquisición de un derecho. b) Resolutoria: es aquella que por su cumplimiento extingue un derecho.2) Moralmente imposible: cuando la condición consiste en un hecho prohibido por las leyes. como por ejemplo.1) Físicamente imposible: cuando la condición es contraria a las leyes de la naturaleza física.Pendiente: la condición se encuentra pendiente cuando aún no se ha cumplido el hecho en que consiste. o te vendo el trigo de mi granero si lo ensacas. te regalo mis libros de Derecho si te recibes de abogado. b) Casuales: las que dependen de la voluntad de un tercero o de un acaso. b) Negativas: consiste en que una cosa no acontezca. Por ejemplo.. en que ocurra un hecho. pero si no estudias Derecho me los devuelves. 2. sin embargo. Por ejemplo.

1485 inc.. que a pesar de encontrarse referido al fideicomiso es de aplicación general. 1° y 2°). para llegar a esta conclusión estos autores estiman que hay que aplicar el artículo 719 del código civil. produce los efectos desde que se celebró el acto condicional 3. no tiene derecho de repetición e) Opera con efecto retroactivo.. puede repetir lo pagado porque pago lo que no debía (art. 1492 incs. c) Comienza a correr el plazo de prescripción por que el derecho se hace exigible d) Si el deudor paga paga lo debido. Temas “Las modalidades en los actos jurídicos”  La Condición Resolutoria  El plazo  Paralelo entre el Plazo y la Condición 208 . Efectos de la condición suspensiva fallida a) El derecho en definitiva no va a nacer b) Desaparece el germen de derecho que podía existir c) Quedan sin efecto las medidas conservativas que se hallan impetrado QUINCUAGESIMA CUARTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir las modalidad de los actos jurídicos. Otros autores sostienen que debe entenderse fallida la condición en el plazo máximo de prescripción según las reglas generales que es de 10 años. Por eso que el derecho limitado del acreedor se transmite entre vivos. pero tiene un derecho limitado que le permite además proteger ese derecho esencial implorando medidas conservativas. se le entregue la casa).Cumplida : la condición suspensiva se encuentra cumplida cuando ya se realizó el hecho en que consiste. iv) El acreedor condicional no puede exigir el cumplimiento de la obligación y si el deudor paga.Fallida: la condición suspensiva se encuentra fallida cuando no se tiene certeza que se realizará. Efectos de este tipo de condición: a) Nace el derecho b) Al nacer el derecho se puede exigir el cumplimiento de la obligación. Cuando el hecho en que consiste la condición falla o llega a ser cierto que no va a ocurrir hay autores que sostienen que trascurridos cinco años sin que se verifique la condición esta se encuentra fallida. es decir. iii) Si fallece el acreedor condicional el derecho se transmite a sus herederos. cuestión que no ocurre en las asignaciones testamentarias condicionales ni en las donaciones entre vivos (art. por lo tanto. 2°). 2.

Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición.-Condición resolutoria fallida: Esta fallida la condición cuando no se cumple dentro del plazo o cuando llega a ser cierto que no se va a cumplir... 2. Carlos Ducci Claro. Editorial Jurídica de Chile.Pacto Comisorio : que puede ser simple o calificado 1. 209 . Parte General. Editorial Jurídica de Chile. año 1996. páginas 360 a 365 Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General.Condición Resolutoria Tácita 3. año 1980. Tomo II.. Hernán Larraín Ríos.. Alessandri y Otros Quinta edición . Carlos Ducci Claro.Condición Resolutoria Ordinaria 2. Primera Edición. Primera Edición. Editorial Jurídica Ltda. Introducción. Introducción. es decir. b) El acto se considera en tal caso como puro y simple desde su celebración La condición resolutoria admite una sub-clasificación: 1.. . páginas 342 a 350. Efectos de Plazo  El Modo Lectura previa: 1)"Derecho Civil". 361 a 367. 303 a 309. Editorial Cono Sur Ltda. 3.Condición resolutoria cumplida: a) El derecho se resuelve o se extingue. b) Las cosas se retrotraen al estado anterior a la celebración del acto o contrato. año 1991. a) Se consolida el derecho. pág.. año 1980.Condición resolutoria pendiente: a) El acto produce todos sus efectos mientras no se cumpla la condición. b) Se encuentra en suspenso la extinción del derecho al cumplirse la condición. Primera Edición. páginas 350 a 359. Del Derecho en General. Editorial Jurídica de Chile.. Parte General. págs. 3) "Lecciones de Derecho Civil". el acto existe y produce todos sus efectos y cumplida la condición se extinguen los efectos del acto Efectos de la condición resolutoria: hay que distinguir en que estado se encuentre: 1.. como si fuera puro o simple. La Condición Resolutoria Es aquella que por su cumplimiento extingue un derecho. 2) Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: 1) "Derecho Civil". año 1994. I.Condición Resolutoria Ordinaria : Es toda aquella que no consista en el incumplimiento de la obligación por una de las partes. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General.

subsiguientes a la notificación de la demanda. 2. el juez sólo se limita a contatar que se verificó la condición resolutoria.Condición Resolutoria Tácita: Es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral y que consiste en el incumplimiento de una de las partes de la obligación art. en cambio el plazo sólo afecta el ejercicio del derecho o sea su exigibilidad. pagando dentro de las 24 hrs.Pacto Comisorio: Es la condición resolutoria tácita expresada. contradicción que es sólo aparente pues significa que conocida la intensión de las partes debe cumplirse de esa manera. en este caso el deudor puede enervar la acción. plazo que en ningún caso puede exceder de 4 años. no se sabe si sucederá el hecho o no. 210 . El pacto comisorio prescribe en el plazo de cuatro años.494 plazo "es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación". Semejanzas entre el plazo y la condición: 1) Ambos son modalidades 2) Ambos son hechos futuros 3) Ambos permiten que se impetren medidas conservativas Diferencias entre plazo y condición: 1) El plazo es un hecho cierto. es decir. 2) La condición afecta la existencia misma del derecho ya que si no se cumple el derecho no nace. verificada la condición se resuelve el derecho. 1489. es decir. 3. requiere de sentencia judicial. a menos que las partes hayan fijado uno distinto.2. para evitar la resolución del contrato.El pacto comisorio calificado es aquel en que se establece que el incumplimiento de lo pactado por una de las partes resolverá ipso facto el contrato.. 1..El pacto comisorio simple es la condición resolutoria tácita expresada . ¿ Cómo se cumplen las condiciones? Según el artículo 1483 las condiciones deben cumplirse como lo hayan entendido las partes. Opera de pleno derecho. No opera de pleno derecho. este no opera de pleno derecho y el deudor puede enervar la acción pagando en primera instancia hasta antes de la citación de las partes a oir sentencia o hasta antes de la sentencia si no existe dicho trámite y en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa 3. Esta no opera de pleno derecho y requiere de declaración judicial.1. entonces aparentemente hay una pugna entre estas dos disposiciones . por lo tanto. la condición es un hecho incierto.. pero según lo estipulado el artículo 1484 la condición debe cumplirse literalmente.. EL PLAZO Según el art. La doctrina señala que el plazo es el hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho Los elementos del plazo son la futureidad y la certidumbre. 3.

. 6. y por lo tanto.. es aquel que se suspende en los días feriados (art. La condición sólo puede tener su origen en la voluntad de las partes y en la ley. 4.. en muy pocos casos la ley fija los plazos por ejemplo la prescripción.3) Lo que se paga pendiente la condición se puede repetir. Casos en los artículos 904. o "en". Por ejemplo cuando mi hermana cumpla 18 años.Plazo determinado e indeterminado Plazo determinado: es cuando se sabe el día en que el hecho se producirá. es el más excepcional.. no esta sujeto a restitución.Plazo suspensivo y extintivo: Plazo suspensivo: hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio de un derecho Plazo extintivo: hecho futuro y cierto del cual depende la extinción de un derecho. a menos que una resolución judicial lo impida.Plazo fatal y no fatales: Plazo fatal. 49 Plazo no fatal. art. 2. son aquellos que pese a estar vencido el plazo. es aquel que por su vencimiento extingue irrevocablemente un derecho que debió ejecutarse dentro de él.Plazo expreso y tácito Plazo expreso: es el que se fija en términos formales y explícitos Plazo tácito : es el indispensable para cumplirlo. 211 . si se paga antes del vencimiento del plazo se renuncia al plazo. 2. igualmente se puede ejercer el derecho. es el que convienen las partes.Plazo convencional. 50) por excepción los plazos de que trata el Código de Procedimiento Civil son discontinuos..Plazo continuo y discontinuo: Plazo continuo. es el que fija la ley. Plazo judicial . es aquel en que se comprenden los días feriados Plazo discontinuo. Efectos del Plazo Para poder determinarlos debemos distinguir: i) Plazo Suspensivo a. Pendiente el plazo no se puede repetir.201. 3.. b. legal o judicial: Plazo convencional: este es la regla general. pero mientras éste se encuentre pendiente se paga lo que se debe. por disposición del artículo 65 de dicho texto legal. Pendiente el plazo se paga bien... Plazo legal. 2. Plazo indeterminado: cuando se desconoce el día en que el hecho ocurrirá: Por ejemplo la muerte de una persona. es el que fija el juez. 5..Si éste se encuentra pendiente el derecho ya nació y sólo se encuentra en suspenso su exigibilidad. cuando se utilizan los términos "dentro de". significa que el plazo es fatal. 4) El plazo puede ser de origen legal.El acreedor puede impetrar medidas conservativas. Clasificación del plazo: 1.Como el derecho ha nacido y sólo está en suspenso lo que se paga.291. c. convencional o judicial.

a. produce generalmente la mora del deudor.Caducidad convencional. Esta es la que estipulan los contratantes.Caducidad Legal. Vencimiento o extinción del plazo: El plazo puede extinguirse fundamentalmente por 3 causales 1.. 3.. ii) Plazo Vencido a.. 1496. a. pero en este caso el deudor puede reclamar el beneficio del plazo renovado o mejorando las acciones. sino que correra desde que la obligación se hace exigible. c) Cuando el plazo este establecido en el solo beneficio del acreedor. esta es una situación de hecho.Pendiente el plazo no comienza a correr la prescripción extintiva. b.Por Caducidad.. Cuando el deudor esta en quiebra a.Comienza a correr el plazo de prescripción extintiva. b. iii) Plazo Extintivo a. 1497 en relación al art. art.. Cuando el deudor se haya en notoria insolvencia. esta se produce en los siguientes casos: a. hará exigible el total de la deuda como si fuera de plazo vencido. b.3.1. EL MODO El modo se define como el fin especial al que debe aplicarse el objeto de una obligación. c..Si el plazo es convencional.209 b) Cuando las partes lo han pactado.Por Renuncia. a través... 12. Según el artículo 12 “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes.Por su vencimiento 2. esta en suspenso la extinción del derecho que ya nació. Por ejemplo en el contrato de depósito art. 2.Si el plazo extintivo se encuentra vencido se extingue el derecho... es el vencimiento anticipado del plazo en los casos señalados en la ley o la convención. Cuando las cauciones constituidas para garantizar el cumplimiento de la obligación por el hecho o culpa del deudor han disminuido considerablemente su valor o se han extinguido.Si el plazo extintivo se encuentra pendiente. pero hay casos en que el deudor no puede renunciar: a) Cuando el plazo esta establecido en beneficio de ambas partes. art. como el de hacer ciertas obras o de sujetarse a ciertas cargas. Por ejemplo. 212 .. que consiste en que el pasivo del patrimonio del deudor es mayor que el activo.2.El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación. de una cláusula de aceleración mediante la cual se estipula que el no pago de alguna de las cuotas de una obligación a plazo. pero sin efecto retroactivo. o el testador a dispuesto que el deudor no puede renunciar al plazo. con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no este prohibida su renuncia”. d.

Efecto de Cláusula Resolutoria en caso de incumplimiento del modo: 1. Carlos Ducci Claro. Libro III. título IV. éste no contrae obligación alguna salvo que conlleve una cláusula resolutoria... 2.. 3. Es aquella que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos. Temas “Las modalidades en los actos jurídicos”  La Representación  Conceptualización  Teorías  Clases  Requisitos  Ratificación. Lectura previa: 1)"Derecho Civil". Editorial Jurídica de Chile. 1090. pero son reglas de orden general. Primera Edición.Si el modo esta establecido en beneficio exclusivo del acreedor. 2. 1092. sino se cumple el modo. El modo se encuentra reglamentado en el Párrafo IV.el modo a diferencia de la condición puede cumplirse por equivalencia.El modo si no se cumple no extingue el derecho a menos que se haya estipulado una cláusula resolutoria. art...El modo no suspende el nacimiento de un derecho. Introducción. páginas 360 a 365. Parte General. año 1980. 2º y 1094.De acuerdo al art. Código Civil Actividades: a) Pedir por escrito dudas sin aclarar b) Breve interrogación a 3 alumnos sobre temas de la sesión anterior Lecturas post sesión: No hay 213 . La cláusula resolutoria no se presume. 1093 inc. CLÁUSULA RESOLUTORIA. Diferencias entre Condición y Modo 1. en los contratos bilaterales es un pacto comisorio.que se refiere a las asignaciones modales y apesar de encontrarse tratado en la Sucesión por Causa de Muerte. 3. art.El asignatario pierde el derecho.. la condición cuando es suspensiva sí. art. sobre la cosa asignada debiendo restituir la cosa y los frutos. QUINCUAGESIMA QUINTA SESION Objetivos Específicos: El alumno será capaz de conocer y discernir las modalidad de los actos jurídicos. 1096 se entregara a la persona en cuyo favor se constituyó el modouna suma proporcionada al objeto.

. págs. De este concepto se desprende que al celebrar actos jurídicos las personas pueden actuar a nombre propio.. Primera Edición. (en el sentido que no interviene su propia voluntad). art. páginas 376 a 382. Teorías que la explican. Esta supone que el representante no es más que un mensajero o porta voz que lleva más o menos mecánicamente. El representante es la persona que obra por cuenta de otro. ni cooperación o de la modalidad. Esta teoría postula que en la representación. 1. I. 372 a 386 "Lecciones de Derecho Civil". Tomo II. Según esta teoría el representante al contratar por el representado coopera con su voluntad a la voluntad de este. Editorial Jurídica de Chile. la voluntad del interesado c) Teoría de la Cooperación. Esta teoría dice que la representación es una modalidad de los actos jurídicos que consiste en que los efectos del acto jurídico en vez de producirse en relación con el representante se van a producir directa e inmediatamente en la persona que fue representada. Editorial Cono Sur Ltda. entonces la ley les nombra un representante que obre por ellos. 1448 Naturaleza Jurídica de la Representación.Permite celebrar o ejecutar un acto cuando hay imposibilidad del interesado en concurrir. regulando ellas mismas en forma directa sus intereses. 314 a 329. Por ello la ficción consistiría en suponer que la voluntad que formó el acto era la del representado aunque no estuviera presente. Editorial Jurídica Ltda. Nuestra legislación y doctrina acepta esta teoría.. LA REPRESENTACION La representación es una figura jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto jurídico celebrado por una persona a nombre de otra.Lecturas Complementarias: 1)"Manual de Derecho Civil" Partes Preliminar y General. año 1994. ni mensajero. se radican directamente e inmediatamente en esta última como si ella misma hubiese actuado. b) Teoría del Nuncio o Mensajero. Antonio Vodanovic Haklicka Primera Edición. pues las primeras tres teorías se 214 . mediante un proceso de ficción. págs. al contratar el representante por el representado. Representado es la persona por cuya cuenta un tercero celebra el acto. año 1991. año 1996. 2. Del Derecho en General.. Alessandri y Otros Quinta edición . d) Teoría que dice que no es ficción. regulando los intereses de terceros en virtud de una autorización expresa de éstos para hacerlo o en virtud de la ley. Utilidad de la representación. 2) Derecho Civil" Parte Preliminar y Parte General.Hay ciertas personas incapaces que no pueden contratar por si mismos. a) Teoría de la Ficción. o a nombre de otra persona. Hernán Larraín Ríos. se entiende que contrató el representado y no el representante.

La representacion y la validez de los actos juridicos: a) La capacidad en la representación: La pregunta que se trata de responder es ¿en quién? debe concurrir el requisito de validez de la capacidad. En Derecho poder significa la potestad que tiene una persona para ejecutar con éxito actos jurídicos que atañen o dicen relación con los intereses de terceros. pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores. estando facultada por ella o por la ley para representarla. 3°) y el síndico de quiebras del fallido. 1448 el cual señala que lo que una persona ejecuta a nombre de otra. el adoptante respecto del adoptado (Ley N° 7613 que regula el contrato de adopción) y el tutor o curador respecto del pupilo (art.1) Representación legal: la persona legalmente capaz debe ser el representante. 671 inc. 215 . 2128 referido al mismo mandato en el que se permite nombrar como mandatario a un menor adulto y declara la ley que los actos ejecutados por éste serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a éstos y al mandante. en cambio esta teoría explica la representación legal y la convencional.175. según la Ley N° 18. en el caso del art. por ejemplo. b) Representación voluntaria: es aquella que emana de la voluntad de una persona plenamente capaz que no desea o no puede actuar por sí misma y otorga poder a otra para que actúe a su nombre i del cuasicontrato de agencia oficiosa. a. Tienen representante legal las personas que se encuentran en al imposibilidad de ejercer por si mismos su autonomía privada. Este poder puede emanar de la ley (representación legal) o de la voluntad del interesado (representación voluntaria) y ambos tienen el mismo valor de acuerdo a lo dispuesto en la parte final del art. produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. muestran insuficientes para explicar la representación legal. por ejemplo. pero cuando el interesado no ratifica el negocio y este le ha sido útil igual debe cumplir las obligaciones contraídas en su nombre por el representante que en este caso es el gerente. 1448. Para actuar por otro el representante debe necesariamente tener poder de representación. El representante legal lo designa la ley sin que intervenga la voluntad del interesado. en el representante o en el representado. a) Representación Legal: es aquella que emana de la ley. en cambio en representante puede ser incapaz relativo. Clases de Representación El Código trata de la representación en el art. La representación es voluntaria.2) Representación voluntaria: el representado debe ser capaz porque de lo contrario no podría haber otorgado poder de representación. En nuestro Derecho también el juez es representante legal del ejecutado en las ventas forzadas que se hacen por el ministerio de justicia (art. el padre o madre legítimos respecto del hijo de familia. ya que generalmente los representantes legales actúan a nombre de incapaces. 43). como sucede. a.

b. 1468 establece que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.4) Si el representante o el representado ejercen sobre el otro contratante o lo inducen a celebrar el acto con dolo. produzca respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. a) Que una persona ejecute un acto o celebre un contrato. Si el representado se vale de un tercero de buena fe (su representante) para enajenar sus bienes. por lo tanto. la importancia radica en que la representación incide en los actos o declaraciones de voluntad.2) La fuerza o el dolo de que ha sido víctima el representante vicia siempre el consentimiento del acto. Aunque menos obvio resulta. Ahora bien. fuerza o dolo para celebrar un acto y otorgar un poder. b. aunque no se haya ejercido sobre el representado. El deudor saca fraudalentamente bienes de su patrimonio para que sus acreedores no puedan hacerse pago de sus créditos en él.1) El error en que ha incurrido el representante vicia el acto en la medida que también afecte al representado. d) Las impugnaciones de las enajenaciones del deudor y la representación: Se trata del fraude pauliano que consiste en el conocimiento que tiene el deudor de que está enajenando sus bienes en perjuicio o fraude de sus acreedores. el art. debido al mal estado de sus negocios. Sin embargo. aunque éste estuviera de buena fe. por lo que éste podría intentar la acción de nulidad. si el representado esta de mala fe (sabía que el acto o contrato adolecía de objeto o causa ilícita) es obvio que no puede ejercer la acción de nulidad o repetir lo que haya dado o pagado. estando facultada por ella o por la ley para representarla.3) Si el representado ha sido víctima de error. si subsistió el vicio al tiempo de su celebración. b. incide en la celebración del acto o contrato. no puede traspasarse al representado. quedan excluídos de la representación los hechos 216 .b) Los vicios del consentimiento en la representación: Hay que distinguir el tipo de que se trata y la persona que lo sufre: b. Nosotros nos inclinamos por estimar que la mala fe es personalísima y que. obviamente hay fraude y el acto es revocable. tanto que en la doctrina y la jurisprudencia el tema es muy discutido. Lo mismo ocurre en el caso en que el representante actúa con dolo o que fuerza a la otra parte a contratar con él. debe concluirse que hay fraude y el acto es revocable. éste es rescindible y a consecuencia de ello el acto celebrado por el representante también lo es. Por otra parte. c) La nulidad absoluta en la representación: Como ya dijimos al estudiar la nulidad absoluta. si el representante sabía del mal estado de los negocios del deudor. la solución no es tan obvia si el representado estaba de buena fe y era el representante el que estaba de mala fe. este último tiene derecho a pedir la rescisión del contrato. Requisitos de la representación: Tres son los requisitos que se deben cumplir para que una persona ejecute a nombre de otra. el art. 1683 niega la posibilidad de ejercer la acción de nulidad al que sabía o debía saber de la existencia del vicio de nulidad absoluta que anulaba el acto o contrato.

ni tampoco se obligará el representado. Excepcionalmente puede obligarse al representado faltando el poder. pero no obligan al representanto. Culpa si no ha tenido poder y dolo si ha tenido la intención positiva de inferir injuria o daño en la persona o propiedad del tercero. Si así lo hace. Aquí nos encontramos ante el caso del mandatario que actúa sin representación o a nombre propio. los actos o contratps susucritos por una persona en calidad de representante d otra. La ley se preocupa de proteger al tercero que contrató con quien excedió sus poderes. Cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes. puede extinguirse por distintas causas: i) por la revocación del poder (acto jurídico unilateral). precisamente porque no ha dado poder. El tercero que ha contratado con el supuesto representante se encuentra con un contrato válido. ii) Cuando con posterioridad a la celebración del acto. son válidos. es sólo responsable al mandante. y por no poder operar esa modalidad. b) Que el representante actue a nombre del representado. porque ha expresado su voluntad de obligar a otro y no de obligarse él. 1445. lo que trae como consecuencia que el mandante (representado) no se obligue respecto de terceros (art. Si falta el poder de representación en principio. En este caso la ley entiende que si el negocio le ha sido útil al interesado. la sanción es la inoponibilidad del acto o contrato celebrado por el representante. el acto es inoponible. jurídicos lícitos e ilícitos. en dos casos: i) Cuando el acto ha sido realizado por un agente oficioso o gestor de negocios ajenos. 2151). c) Que el representante cuente con el poder de representación: el poder de representación es la autorización que se da a una persona para que actúe a nombre o en representación de otra. frente al representado. Los roamnos lo llamaban contemplatione lo cual consiste precisamente en que el representante deba expresar de alguna manera que actúa en lugar y a nombre de otra persona. y no es responsable a terceros sino: 1. El poder de representación. se obliga él y no el representado. no hay represenatción en la ejecución de un hecho material. Pero se le introdujo al acto una modalidad que no puede operar. Si una persona actúa en representación de otra sin poder. como todo acto jurídico. la persona a nombre de quien se realizó lo ratifica. El tercero imputará al falso representante culpa o dolo. pero inoperante frente al representado. 217 . no se obliga el representante. En estas circunstancias el tercero puede tener acción contra el falso representante para que el indemnice los perjuicuios provenientes de haber celebrado este acto ineficaz. La responsabilidad del representante será extracontractual. Exceso o defecto del poder de representación: Se trata del caso en que el mandatario actúa más allá de sus poderes. De consiguienmte. ii) Por la muerte del representante iii) Por la muerte del representado iv) Por la incapacidad sobreviniente del representado. éste ha autorizado el acto en el mismo momento en que se celebró. Es válido porque han concurrido todos los requisitos del art. En conformidad al artículo 2154 “El mandatario que ha excedido los límites de su mandato.

no puede exigir responsabilidad alguna del mandatario si éste no se obligó personalmente. agrega en el inc.2. La ratificación es una acto jurídico unilareral que conocido por el mandatario y los terceros se hace irrevocable y. la ratificación puede ser expresa o tácita y si el acto que se ratifica expresamente es solemne. La ratificación: El art. Como señala la norma transcrita. sin ser nulo. Cuando se ha obligado personalmente” Este artículo plantea dos situaciones: i) En la primera. le era inoponible alcanza eficacia porque el mandante se apropia de sus efectos. 1° que el mandante cumplirá las obligaciones que ha su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites de su mandato. el tercero que sin ser negligente no podía ignorar la falta de poderes. obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre. a nombre de un supuesto mandante que no ha dado poder o que no le ha dado poder suficiente. 2° que será. 218 . la ratificación debe cumplir con las mismas solemnidades que dicho acto. opera con efecto retroactivo. ii) En la segunda hipótesis. además. el mandatario contrata con un terceros que no ha sido negligente. Este hecho trae como consecuencias que el acto sea inoponible al mandante y que el mandatario que actuó de mala fe se obligue al tercero. el acto que. sin embargo. después de decir en su inc. Mediante la ratificación del mandante. 2160. según la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias.