MUERTE PRESUNTA Y DECLARACIÓN DE AUSENCIA.

La declaratoria de muerte presunta de una persona tiene como principal efecto patrimonial

el poder los herederos de este iniciar el proceso de sucesión para que le sean adjudicados los

bienes que le pertenecían al declarado muerto, se denomina muerte presunta ya que no se

tiene la certeza de la muerte de la persona sino que esta se presume por ende se admite

prueba en contrario al respecto.

Los herederos de una persona declara muerta presuntivamente se denominan por el derecho

civil herederos presuntos, con la declaración de muerte presunta se abre la posibilidad para

que los herederos inicien el correspondiente proceso de sucesión y de esta forma se evite

que los bienes corran el peligro de ser adquiridos por terceros, por no encontrarse en

posesión del propietario, lo cual es muy probable que suceda.

Para que se declare la muerte presunta de una persona deben concurrir los siguientes

requisitos:

Deben haber transcurrido dos años a partir de la ausencia de la persona sin que se separa

nada de ella.

Quien solicita la declaratoria debe demostrar el interés directo que tiene al respecto.

El juez del último domicilio que haya tenido el desaparecido es quien debe declarar la

muerte presunta.

Antes de la declaratoria se debe efectuar una serie de citaciones al desaparecido las cuales

deben realizarse por medio de edictos en un periódico de amplia circulación nacional.

MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO:

Se debe demostrar que se han efectuado todas las diligencias necesarias para dar con el

paradero del desaparecido sin obtener resultado alguno.

Una vez cumplidos los requisitos y declarada la muerte presunta, la sentencia en la que se

establece dicha declaración debe ser pública lo cual es un aspecto indispensable para que se

entienda que esta causa efectos patrimoniales respecto a los bienes del muerto presento, es

decir, que solo hasta dicha publicación los herederos pueden iniciar el proceso de sucesión.

Por ello, en tanto no se publique el mandato proferido en la sentencia, el registro civil que

prueba la muerte presunta no puede extenderse, ni el proceso que liquida el patrimonio del

causante iniciarse, porque la inscripción en el registro civil y el proceso de sucesión afectan,

necesariamente, todas las situaciones jurídicas relacionadas con el desaparecido”.

DECLARACIÓN DE AUSENCIA

(Artículo 96 C. C. en concordancia con el artículo 561 C. C.): una persona se halla ausente

si ha desaparecido de su domicilio y no se tiene noticias del lugar en donde se encuentre

(artículo 96 C. C.). Ante esta situación su cónyuge, sus consanguíneos hasta el cuarto grado,

sus padres, hijos y hermanos, el Ministerio Público y sus acreedores, podrán solicitar al juez

de familia el nombramiento de un curador para la administración de sus bienes.

La finalidad del proceso, es tomar las medidas necesarias para proteger los derechos y velar

por las obligaciones de un titular ausente.

Ausente indica, no solo el hecho de que la persona no se halla en el lugar de su domicilio,

sino, además, que no se sabe donde se encuentra hasta el punto de que se duda si vive o ha

muerto. El juez declarará la ausencia según el trámite indicado por el artículo 656 del C. P.

C.

En nuestro Código Civil los términos ausencia y desaparecimiento son equivalentes.

CÓDIGO CIVIL: ARTÍCULO 96. AUSENCIA. Cuando una persona desaparezca del lugar

de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera

ausencia, y la representarán y cuidarán de sus intereses, sus apoderados o representantes

legales.

Modo de suplir el consentimiento para contraer matrimonio

En los casos en que, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil, puede el juez suplir el

consentimiento de los ascendientes o tutores para que pueda contraer matrimonio un menor,

la solicitud de éste se tramitará en forma de incidente con intervención del Ministerio

Público y del opositor.

Rendida la prueba, el juez, previos los informes que crea convenientes, concederá o negará

la licencia. La resolución es apelable.

Si antes de otorgar la licencia prestaren su consentimiento el padre, la madre, los abuelos, o

el tutor, en su caso, del que la haya pedido, se sobreseerá el expediente.

(Autorización judicial).- Si no puede obtenerse la autorización conjunta del padre y la

madre, por ausencia, enfermedad u otro motivo, bastará la autorización de uno de los

progenitores; y si ninguno de los dos puede hacerlo, la dará el juez de Primera Instancia del

domicilio del menor.

eARTICULO 84.- En caso de desacuerdo de los padres, o de negativa de la persona llamada

a otorgar la autorización, el juez puede concederla cuando los motivos en que se funde la

negativa no fueren razonables.

DIVORCIO Y SEPARACIÓN

La separación implica el cese legal de la vida en común de ambos cónyuges, hecho que

conlleva consecuencias tanto patrimoniales como en la esfera personal.

Debemos de distinguir esta separación (que requiere su declaración mediante un proceso

judicial y su determinación mediante sentencia judicial), de la separación de hecho, en la

cual no hay intervención judicial sino que es una mera decisión de cesar la convivencia por

parte de los cónyuges, pero que también tiene consecuencias jurídicas.

La separación , como vemos, no pone fin al matrimonio, no disuelve el vínculo matrimonial

y los cónyuges siguen siendo marido y mujer.

EL DIVORCIO

El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y produce sus efectos con respecto a las

cónyuges desde el momento en que se dicte sentencia y con respecto a terceras personas

desde el momento en que ésta se inscribe en el Registro Civil.

Consecuencias del divorcio

 Como ya hemos explicado, disuelve el vínculo matrimonial, por lo que los

cónyuges pueden volver a contraer matrimonio entre sí o con otras personas.

 Produce la disolución del régimen económico matrimonial.

 Impide que el cónyuge divorciado herede abintestado, y que tenga derecho a la

legítima

La sentencia de divorcio recoge los términos del convenio regulador presentado por las

partes si se trata de una divorcio de mutuo acuerdo, o los acordados por el Juez, con

respecto a las relaciones paterno filiales (cuidado de los hijos, régimen de comunicación y

estancia, ejercicio de la patria potestad, gastos de mantenimiento de éstos, etc.), a la

disolución del régimen económico del matrimonio, al uso de la vivienda y, en su caso, lo

acordado con respecto al derecho de pensión de uno de los cónyuges.

RECONOCIMIENTO DE PREÑEZ Y DE PARTO

“Es el acto jurídico unilateral o plurilateral, solemne, irrevocable, por virtud del cual se

asumen, por aquel que reconoce y a favor del reconocido, todos los derecho y obligaciones

que atribuye la filiación”.

Tipos de Reconocimiento

 Reconocimiento Voluntario:

El cual puede establecerse:

 En la partida de nacimiento o por acta especial ante el registrador.

 Por Escritura Pública.

 Por testamento.

 Reconocimiento Forzoso:

 El reconocimiento forzoso, judicial o por declaración judicial tiene lugar cuando a

petición del hijo y en los casos determinados por la ley, la paternidad es declarada

por los tribunales e impuesta a los padres.

 Algunos autores afirman que no se trata de un reconocimiento forzoso o judicial

sino que de una declaración judicial de filiación. 1

Base Legal

El Código Civil en el artículo 199, párrafo primero, regula lo que en la doctrina se llama

filiación legítima, estableciendo: "El marido es padre del hijo concebido durante el

matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable."

Se presume concebido durante el matrimonio:

1. El hijo nacido después de ciento ochenta días de la celebración del

matrimonio, o de la reunión de los cónyuges legalmente separados: y

2. El hijo nacido dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del

matrimonio"

En este artículo la ley hace una conjugación de la filiación legítima propia y la filiación

legítima impropia, ya que abarca tanto los hijos concebidos y nacidos dentro del

matrimonio, sin que haya cuestión de ninguna especie respecto a los limites cortos o

máximos del embarazo, así como los hijos cuyo nacimiento o concepción solamente tuvo

1

en el término de noventa días contados desde su separación o divorcio. el hijo concebido antes del matrimonio. Se presume concebido en el segundo matrimonio. si éste no impugna la paternidad". regulando el caso en el cual debido a nuevas nupcias de la madre dentro de los trescientos días siguientes a la fecha de la disolución del primer matrimonio. Según el artículo 206 del Código Civil. deberá denunciarlo al juez competente. el hijo que naciere dentro de los ciento ochenta días de celebrado el segundo matrimonio. a fin . el artículo 201 del Código Civil establece otra presunción relativa a la filiación matrimonial. y del hijo concebido dentro del matrimonio pero nacido con posterioridad al mismo. es decir. la mujer que esté encita deberá denunciarlo al juez o al marido. si éste no impugna la paternidad. en casos de separación o disolución del matrimonio. pero nacido dentro del mismo. aunque se esté dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del primer matrimonio. para lo cual establece:"Si disuelto el matrimonio. puede dar lugar a un conflicto de paternidades. El artículo 207 del mismo cuerpo legal regula lo que en la doctrina se denomina como la filiación legítima imprecisa. el mismo debe considerarse hijo del marido. el hijo que naciere después de los ciento ochenta días de su celebración. se presume concebido en el primero. si la mujer quedara encinta a la muerte del marido. Asimismo.lugar en el matrimonio. la madre contrajere nuevas nupcias dentro de los trescientos días siguientes a la fecha de la disolución." Asimismo. dentro del mismo término. estableciendo que: "El nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido. Esta norma establece que no obstante que el nacimiento de un hijo no se haya verificado dentro del término legal en el cual la ley presume que es hijo del marido (180 días después de celebrado el matrimonio).

y . y el matrimonio. se reconoce a la persona mediante su nuevo nombre a partir del momento de conclusión del trámite respectivo en los actos que realice y relaciones que entable.de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Al hacerlo se debe indicar los motivos por lo que desea realizar el cambio de nombre. procede a redactar un Acta Notarial de Requerimiento. El primero ocurre por determinados actos en la vida de una persona. o ante un Notario. El Notario.  Cambio de Nombre El cambio de nombre. y esta se debe identificar. de forma voluntaria. y el nombre que quiere adoptar. y dar a conocer el motivo de su requerimiento (el cambio de nombre) dando su nombre actual. desea cambiar su nombre y realiza un trámite determinado en ley. y que para los efectos legales. el reconocimiento de filiación. Trámite Cambio de Nombre en Jurisdicción Voluntaria Se puede acudir a un Juez de Primera Instancia del ramo civil. Hay dos formas de cambio de nombre: consecuencial y de la vía de la jurisdicción voluntaria sea judicial o en sede notarial. es la adopción de un nombre distinto al que uno fue inscrito en el los registros estatales. El segundo procede cuando una persona. como lo es la Adopción. donde documentara lo siguiente: que el Notario ha sido requerido por una persona. de forma total o parcial.

Art. certificado de partida de nacimiento. y el Código de Notariado. y fecha. el Notario facciona la escritura en la que hace constar la declaración jurada que recibió Art. Tributa Q. la disposición de dar trámite a la petición. Base legal para la identificación de persona La base legal para el fraccionamiento del instrumento publico de identificación de persona ante notario. 5 Código Civil y 440 Código Procesal Civil y Mercantil. el interesado en realizar la identificación de su persona. se encuentra contenida en tres leyes especificas: El Código Civil. lo que constara en la escritura. El interesado realiza declaración jurada ante el notario. lugar. Presenta certificación de la partida de nacimiento y cedula de vecindad. Y testimonio especial. El código Procesal Civil y Mercantil. aportando como prueba documental. 1. con su duplicado y aviso. Se remite el testimonio. Decreto Ley 107. El Notario realiza su primera resolución de trámite.oo en concepto de timbre notarial.el nombre por el cual quiere ser conocido. sobre la circunstancia de los diferentes nombres que ha utilizado. primer párrafo. Decreto Ley 106. 2. 4. Si fuere menor. para que se anote al margen de la partida de nacimiento y demás inscripciones del estado civil de la persona. y la firma del Notario. 2. . lo presentan los padres. acude ante el notario para iniciar el trámite. 3. Al registro Civil correspondiente. 37 Código de Notariado. Decreto 314 del Congreso de la Republica. que contiene: dirección de la oficina del Notario.

ya que cada uno establece normas internas distintas. Decreto 314 del Congreso de la Republica. 31 y 32. 5 y 7. será determinado por el registro municipal que resulte competente por razón de territorio. y que la legislación civil confiere la opción de tramitarse en la vía notarial o en la judicial. Decreto Ley 107. fuera del tiempo legal establecido con la finalidad de que le sean reconocidos todos los derechos que la Constitución y demás leyes vigentes le otorgan. cumpliendo con los requisitos que la misma establece. Artículos del Código Procesal Civil y Mercantil.[4] Artículos del Código de Notariado. aplicables a la identificación de persona: 29. Regulación legal Los cuerpos legales que regulan el Asiento Extemporáneo de Partida de Nacimiento son: • Código Civil. asiento extemporáneo de partida de nacimiento Se puede determinar que el asiento extemporáneo de partida de nacimiento es una institución del derecho civil en virtud de la cual. El plazo para el inicio del trámite en cualquiera de las dos vías: notarial o judicial. se registra el nacimiento de una persona. Decreto ley 106. Decreto Ley 106 artículos: . que tienen su origen en la autonomía municipal otorgada por nuestra Constitución Política. aplicables a la identificación de persona: 4. 30.Artículos Del Código Civil. primer párrafo. aplicables a la identificación de persona: 440.

que no entrañe alteración de concepto. RECTIFICACION DE PARTIDA2 La rectificación de partida es otro asunto que se tramita en jurisdicción voluntaria por el Notario. podrá rectificarse en nuevo asiento poniéndose razón al margen del primitivo. incluso las certificaciones de las partidas eclesiásticas. ya que el mismo establece que: Cuando en el acta se hubiere incurrido en omisión. error o equivocación que afecte el fondo del acto inscrito. podrá establecerse el estado civil ante juez competente. por lo que no existe intervención del notario ni de juez competente. por lo que procede realizar la rectificación. a efecto de que se realice la rectificación.” 2 ibid .” En el supuesto que contiene este artículo. o faltaren las hojas en que se pueda suponer que se encontraba el acta. se consignó algún o algunos datos de manera incorrecta. debido a un error involuntario o equivocación. pero. si las partes y el registrador estuvieren de acuerdo.371. por cualquier otro medio legal de prueba. 382 el CC sí permite la intervención judicial o notarial. o no apareciere en el libro en que debiera encontrarse. En el art. Las certificaciones de las actas del Registro Civil prueban el estado civil de las personas. 381 del CC que dice: “Cuando en alguna acta se haya cometido error de palabra. o estuviere ilegible. la rectificación de la partida procede hacerla en forma administrativa. En la rectificación de partida el supuesto es que existe un asiento del hecho en el Registro Civil. distinto al de la omisión que se describió anteriormente. En cuanto a la rectificación debe tenerse presente lo establecido en el art. Si la inscripción no se hubiere hecho. por parte del mismo registrador. con audiencia del registrador y del MP se ordene la rectificación y se anote la inscripción original. el interesado ocurrirá al juez competente para que.

quienes nos dan un concepto de patrimonio familiar y este es el siguiente: “conjunto de bienes afecto a un fin. 391 y 398 CPCM: 443 Dto. citan a Edgar Baqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez. el juez de Primera Instancia. en vista de las pruebas que se le presenten. Según Ricardo Alvarado y José Antonio Gracias. con el objeto de asegurar un mínimo de garantía para la subsistencia de la familia”. BASE LEGAL Código Civil: arts.CPCM: “En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles. PATRIMONIO FAMILIAR El autor Alfonso brañas establece que el concepto de patrimonio familiar es: “el resultante de la afectación que una o más personas hacen determinados bienes. 4 3 4 . 378. 54-77: 1 al 7 y 21. en ocasiones a un tercero”. 443). en la forma y cuantía previstas por la ley. establece que patrimonio familiar es: “la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia”. que pertenece a algún miembro de la familia a la que beneficia y. de las que de oficio recabe y previa audiencia al Ministerio Público resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente mandando aplicar las sanciones que establece el Código Civil si fuera el caso” (art. 3 Según Nery Muñoz.

que sean objeto de explotación familiar.  Elemento procesal: es aquel que nace debido a las formalidades procesales establecidas para su creación. el patrimonio familiar. 5 . Subasta Voluntaria Así pues. se refiere a las subastas. y ajena a toda idea de copropiedad. los cuales son los siguientes: 5  Elemento personal: el mismo está constituido por las personas que en cada caso disponen su creación y por los beneficiarios de la misma. cuenta con tres elementos. Según el artículo 353 del Código civil. según el tratadista guatemalteco MARIO AGUIRRE GODOY (2009).  Elemento patrimonial: el mismo está formado por los bienes destinados a este efecto. Bienes en los que puede constituirse en patrimonio familiar. Elementos. la misma tiene como fin principal el basamento económico para poder satisfacer las necesidades esenciales de una familia. que pueden llevarse a cabo ante los jueces de Primera Instancia. La naturaleza jurídica del patrimonio familiar es: por lo que éste trata de una institución que es eminentemente familiar. la última materia que regula el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de la jurisdicción voluntaria. sin personalidad jurídica. cuando no exceda de cien mil quetzales su valor. Establecimientos industriales y comerciales. nos establece los bienes en los cuales puede constituirse el patrimonio familiar y estos son:  Casas de habitación  Predios o parcelas cultivables. Según Alfonso brañas.Naturaleza jurídica.

." Tipos de Subasta El tratadista CARNELUTTI. sostiene que existen principalmente dos tipos de subasta. Subasta con propuesta gradual: son varias las propuestas y una la respuesta. Nery Roberto “Jurisdicción Voluntaria Notarial” Guatemala. con miras a pagarle a un acreedor. citado por PALLARES. 7ª. sino que la persona. las cuales se diferencian en cuanto a su función y a la estructura de las mismas: 1. sino que solo se limita a indicarlas o enumerarlas): 1. Según intervenga la autoridad judicial o no: 6 Muñoz.Por su parte los autores RICARDO ALVARADO SANDOVAL y JOSÉ ANTONIO GRACIAS GONZÁLEZ indican que la subasta voluntaria se da "() cuando no existe un orden judicial para que se efectúe. de manera libre y autónoma decide vender algún bien inmueble que le pertenece. 2. Por su parte GUILLERMO CABANELLAS citado por NERY MUÑOZ (2003) 6 indica que las subastas se clasifican en (lamentablemente no las desarrolla. Subasta con propuesta firme: la propuesta es una y las respuestas son varias. Infoconsult Editories. Edición Pagina 43. 2003.

Extrajudiciales: en las que deben entenderse con mayor garantía las notariales 2. Atendiendo a la causa determinante. autorizar u homologar. Carnelutti señala que esta “intervención del juez se explica por la conveniencia de una comprobación más segura de los presupuestos de . el medio realizador del derecho hereditario. Forzosas PROCESO SUCESORIO “El proceso sucesorio constituye fundamentalmente. Voluntarias b. El proceso de jurisdicción voluntaria es aquel en que no corresponde decidir entre pretensiones contradictorias. a. Judiciales: 1. pueden ser: a. La ley exige la intervención del magistrado para dar eficacia a ciertos actos que por razones de certeza estima necesario integrar. Voluntarias b. cuyo fin es el de asegurar que la transmisión o adquisición hereditaria se opera a la persona o personas cuya vocación resulta de la ley o del testamento válido del causante o testador” Procedimiento voluntario Señalamos que el proceso sucesorio es un proceso voluntario por contraposición al proceso contencioso en el que se dirimen conflictos.

o la de los herederos que requieran acreditar su vocación. El proceso sucesorio no está destinado a resolver ninguna controversia sino a dar certeza a determinadas situaciones jurídicas. no siendo el marco del proceso sucesorio adecuado para darles solución.efectos jurídicos determinados. Que el procedimiento sucesorio sea de naturaleza voluntaria no implica que muchas veces en él no se diriman conflictos. concretamente sobre la calidad de heredero. En la práctica puede ocurrir que durante el transcurso del proceso sucesorio el juez deba definir más de una cuestión conflictiva. sobre la composición del patrimonio y sobre la partición del haber neto partible. en general estas cuestiones tienen relación con la administración o con el trámite de la liquidación y partición. la función de los jueces puede alternarse sin impedimento legal de ninguna especie y participar de una u otra naturaleza según las circunstancias del caso. ello así las pretensiones de los acreedores tendientes a cobrar sus créditos. Como procedimiento no tiende a satisfacer pretensiones insatisfechas o resistidas. de tal modo que éstos no se produzcan sin su intervención”8 . Es que como dice Mercader tanto en los procesos voluntarios como en los procesos de jurisdicción voluntaria. deberán ser definidas en procesos independientes. . la calidad discutida de un hijo extramatrimonial o la exclusión hereditaria conyugal.

• Acto formal o solemne.Testamento El testamento es el acto por el cual una o dos personas. • Acto personalísimo Sucesión Sucesión. salvo contadas excepciones impuestas por la ley. En su acepción estricta. manifestando consciente y libremente su voluntad ordenan para después de su muerte el destino de todos sus bienes o parte de ellos. es la sustitución o suplantación de una persona por otra en una relación jurídica. lo determina la voluntad del causante o causantes. • Acto revocable. es el cambio de titular en el conjunto de relaciones jurídicas de una persona por fallecimiento de ésta. • Acto unipersonal. Cuando la sucesión se defiere por este título sucesorio se denomina testamentaria y su régimen. Caracteres • Acto unilateral. • Acto pluripersonal o testamento mancomunado. .

Estas medidas a menudo son de urgencia. . 86. Francesco. Cit. La característica de Provisoriedad o que son provisionales explica que. ALTERNATIVAS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS PROVIDENCIAS CAUTELARES Es cautelar una medida procesal. sirven para garantizar el buen fin de otro proceso. esto debido a la variación de las circunstancias del caso. Son establecidas en procesos cautelares sustentándose en las siguientes características: Provisoriedad. pág. a instancia de parte o de oficio. en atención que pueden modificarse o quedar sin efecto. para prevenir que la resolución del mismo pueda ser más eficaz”7. al dictarse las medidas precautorias no adquieren carácter definitivo. 458 8 Carenulluti.. “Sus efectos se 7 Ossorio. Ob. cuando las mismas son tomadas como medidas. puesto que sin ser autónomas las mismas. • Sucesión a título particular. también son Accesorias Inaudita Parte. Manuel. Las Medidas Cautelares son: “Cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso. “Todo lo cautelar es urgente pero no todo lo urgente es cautelar” 8 CARACTERÍSTICAS En todo caso son alternativas comunes a todos los procesos.Clases de Sucesión • Sucesión a título universal. pág. porque en estos casos la urgencia es más importante que la certeza. es decir son Provisionales Periculum In Mora Subsidiariedad. puesto que el peticionario tiene el derecho de obtener desde el inicio la satisfacción de su derecho sin haberse agotado el conocimiento del juez. Instituciones del Proceso Civil.

El plazo de vigencia que se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil en su Artículo 535 es dentro de los quince días.. aparentemente se estaría afectando el Principio de Igualdad lo cual no es de esa manera.. Por último. por lo que se hace necesario decretarse previamente y con ello impedir el daño temido. La característica de subsidiariedad/ accesorias. significa que debido a que su existencia está ligada a las circunstancias de un asunto principal. planteada por el autor César Balaguer. Mario Estuardo..” CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES La clasificación de las medidas cautelares. constituyendo esto lo provisorio de sus efectos”9. no resultaría efectiva en un proceso de conocimiento. Derecho Procesal Civil Guatemalteco. como a continuación se expone: “Ejecutada la providencia precautoria el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de los quince días. por la razón de que el mismo Código Procesal Civil y Mercantil señala que el peticionario debe prestar garantía.. esto con el fin de resarcir los daños y perjuicios que por su actuación cause a la parte contraria. en la cual el Juez toma como base en su decisión los hechos afirmados por el actor. es la siguiente: Según la forma en que estén legisladas 9 Gordillo Galindo. la característica de Inaudita Parte. 42 .limitan a cierto tiempo que permita interponer la demanda principal. Esta característica encuentra su fundamento en el Artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil que dice: “Las providencias precautorias se dictarán sin oír a la otra parte contra quien se pidan. Se encuentra contenida ésta característica en el Artículo 535 del Código Procesal Civil y Mercantil cuando se refiere a entablar la demanda.” La característica de Periculum in mora: (prevención y urgencia) se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro e incierto que puede convertirse en cierto de no dictarse la medida cautelar y que atendiendo a lo lento de nuestra justicia civil. pág..

secuestro) Medidas para asegurar personas. Decreto-Ley No. El juez debe trasladarse . Atendiendo a la clasificación que regula nuestro ordenamiento legal Código Procesal Civil y Mercantil. se ordene su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la Ley.107 se encuentran: Seguridad de las personas Artículo 516 Medidas de Garantía: El Arraigo Artículo 523 Anotación de demanda Artículo 526 Embargo Artículo 527 Secuestro Artículo 528 Intervención Artículo 529 Providencias de urgencia Artículo 530 A continuación se expondrá cada una de ellas. Según la finalidad que persigue la medida De aseguramiento de la futura ejecución forzada Resoluciones dictadas interinamente para evitar daños irreparables por el transcurso del tiempo. Según lo que se intenta proteger Medidas para asegurar bienes (embargo. desde el punto de vista doctrinario y legal. MEDIDA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Son aquellas que sirven para garantizar la seguridad de las personas. Nominadas Genéricas Según la forma de tramitarse Dentro del proceso principal Automáticamente. antes o después de iniciado el proceso principal. postergarlas de malos tratos o de actos reprobados por la Ley. la Moral o las Buenas Costumbres y tiene como objetivo según cada caso.

La oposición a estas medidas se tramitará en la vía de los incidentes. Esta medida cautelar se encuentra regulada en los artículos 516 a 522 del Código Procesal Civil y Mercantil. También es importante resaltar que cuando se solicite el arraigo de los que estén bajo Patria Potestad. o al cuidado de otra persona. Podrá pedirse por el interesado que se le arraigue al demandado en el lugar en que deba de seguirse el Proceso. fijará la Pensión Alimenticia que deba ser pagada si procediere. El arraigo tiene como efectos: prevenir al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso. y hará la designación de la casa. Cuando existen malos tratos siempre se decretarán medias de seguridad. El objeto del arraigo. Tutela o Guarda. sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con las facultades suficientes para que le represente en juicio. Esta medida se encuentra regulada de los artículos 523 al 525 del Código Procesal Civil y Mercantil. o establecimiento al que deba ser trasladada. En los casos de alimentos. citado por el Licenciado Orellana Donis es “cuando una persona pretenda salir del país y se quiere sujetarlo a un futuro proceso”. solicitado por sus representantes legales se decretará sin necesidad de garantía. y tomará las demás medias necesarias para la seguridad de las persona protegida y el entregará orden para que las autoridades le presten la protección del caso. Cuando se trate de menores se le dará intervención al Ministerio Público. Debe existir el temor de que se ausente u oculte la persona que va a ser demandada. . Es importante resaltar que para solicitar una medida de seguridad no es necesario el requisito de prestar garantía. MEDIDAS DE GARANTÍA EL ARRAIGO Consiste en prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas de aquel.al lugar donde se encuentra la persona que deba ser protegida para que ratifique su solicitud si fuere el caso.

La anotación se efectúa por orden de juez competente y previa petición de parte legítima al iniciar la demanda o en el curso del litigio. la Anotación de Demanda o de Litis procede cuando están en discusión la propiedad de un bien inmueble. para que estén a las resultas del juicio. LA ANOTACIÓN DE DEMANDA La anotación de demanda es la preventiva que permite a terceros. En palabras mucho más sencillas. cuando según la autoridad judicial exista motivo para ello. por lo que al decretar dicha medida el Juez ordenará un despacho al señor Registrador General de la Propiedad de Bien Inmueble para que en su inscripción registral respectiva del bien inmueble en litigio se anote que hay una demanda y no pueda disponerse de dicho bien. tas es el caso cuando los vehículos por razones contables y que aparecen en un activo de una persona o una empresa se registran. El embargo. Denominase también anotación de litis a aquella medida cautelar mediante la cual se asegura la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles o bienes muebles registrables. Para enriquecer las definiciones anteriores. en su acepción procesal. Es muy importante resaltar que cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro. hablemos de dinero. se considera acertada y sencillamente clara la siguiente: El Embargo procede sobre los bienes de una persona cuando lo que se está litigando es una cantidad líquida y exigible. . en este caso. frente a la eventualidad de que las sentencias que en ellos recaigan hayan de ser opuestas a terceros adquirientes del bien litigioso o a cuyo favor se constituya un derecho real sobre éste. Otro ejemplo es el caso de los semovientes que cuando el propietario le conviene que se registre. se llama preventivo cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. también siendo bienes muebles pueden anotarse de demanda. Esta medida cautelar se encuentra regulada en el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil. según la naturaleza de los mismos. conocer la existencia de un juicio que puede afectar a un inmueble. surge la figura del embargo con lo cual se va a garantizar el cumplimiento de la obligación adquirida. por el Registro General de la Propiedad. también pueden anotarse las demandas. pueden esos bienes muebles anotarse de demanda. EMBARGO Es un acto procesal por virtud del cual se aseguran determinados bienes.

mientras se decide a quien pertenece la cosa. En el primer caso se hace por voluntad de los interesados. en el segundo por mandato legal y el tercero por orden de juez. Secuestro judicial. que el secuestro no continúe.En la legislación guatemalteca se encuentra contemplado en el Artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil. Puede ser convencional. Artículo 528 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que “El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor. por una justa causa. para cuyo efecto son aplicables los Artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución”. El secuestro dura mientras se prolongue el litigio que lo motivó.sobre la cual pesa una carga. SECUESTRO Éste consiste en el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. Más estrictamente debe considerarse que el secuestro es la medida judicial decretada con la finalidad de la aprehensión jurisdiccional de una cosa litigiosa. deber u obligación procesal. con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. que dice: “Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado. En igual forma se procederá cuando se demande la . en la persona de un tercero. supone la aprehensión de un bien mueble o inmueble acordada por la autoridad judicial mientras se decide acerca de su legítima pertenencia o posesión. salvo que se acuerde lo contrario por las partes o que el juez decida. para su depósito transitorio o custodia. para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida. El secuestro es el depósito que se hace de una cosa en litigio. secuestro es el apoderamiento físico de cosas en virtud de una orden judicial. también denominado depósito judicial.. de presentación al pleito. Dentro del ámbito del proceso y en un sentido amplio. intereses y costas. legal y judicial..

evita que se apropien los frutos para con ello. arraigo. el Juez puede dictar las providencias que considere adecuadas. anotación de demanda. lograr garantizar la obligación contraída. a través de un depositario llamado interventor. las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño. que se expusieron anteriormente (medida de seguridad de personas. a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. embargo. INTERVENCIÓN Con las características de un embargo. industrial o agrícola. Mediante las providencias de urgencia reguladas en nuestro ordenamiento legal. semovientes. Artículo 529 del Código Procesal Civil y Mercantil. “Cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial. que tiene la facultad de dirigir las operaciones del establecimiento.propiedad de bienes muebles. permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. derechos o acciones. se decretará de inmediato el cese de la intervención. modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos”. Asegurado el derecho del acreedor. . secuestro. intervención). Podrá decretarse asimismo la intervención. en los casos de condominio o sociedad. La finalidad de esta Medida es con el objeto de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor. Se explica lo anteriormente expuesto de que la Intervención trata de que no se interrumpan las actividades propias del establecimiento. ésta medida pretende limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que produce los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial. industrial o agrícola. o que se constituya. PROVIDENCIAS DE URGENCIA Son aquellas que se decretan como Medidas Cautelares cuando el objeto no se puede encuadrar en los casos regulados en las Medidas Cautelares. podrá decretarse la intervención de los negocios.

Sobre la Garantía. el que solicite una medida precautoria está obligado: a. según las circunstancias. Por consiguiente. b. si la ley autoriza específicamente esa medida con relación al bien discutido. no bajará del diez por ciento ni excederá del veinte por ciento de dicho valor cuando fuere por cantidad indeterminada. A determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. establece: “De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. son de su cargo las costas. A indicar el título de ella”. Para el efecto de la fijación de la garantía. se halle tal derecho amenazado. o si la demanda se funda en prueba documental . Tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes. establece: “Fuera de los casos relacionados en los apartados anteriores. si fuere el caso. el juez fijará el monto de la garantía. A fijar la cuantía de la acción. y c. y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente. sino al interponer la demanda. En el Artículo 532 del Código Procesal Civil y Mercantil. según la importancia del litigio. quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo”. puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que. los daños y perjuicios que se causen. a juicio del juez que conozca del asunto. por un perjuicio inminente e irreparable. Esta garantía. Artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. el Artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil. no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo. anotación de demanda e intervención judicial. cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado. regula lo referente a la Garantía así: “Cuando la medida precautoria no se solicita previamente. sin olvidar su finalidad de proteger el derecho del actor.siempre que no sean de las señaladas o comprendidas en los artículos anteriores.

a juicio del juez. La garantía podrá consistir en hipoteca. la medida precautoria dictada se levantará. embargo o secuestro. la Contragarantía “la presta la persona sobre quien recae la Medida. expresa: Las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se pidan y . autorice dictar la providencia precautoria. por la razón que para ésta última el monto será fijado por el Juez en virtud de que la cantidad nunca resulte inferior a la que se litiga. que cubra la demanda. Si la garantía no se presta en el término y monto señalados por el juez. la medida precautoria dictada se levantará. En el Artículo 533 del Código Procesal Civil y Mercantil. prenda o fianza. intereses y costas. (10% ó 20%) que contiene su regulación en el Artículo respectivo. para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen si fuere absuelto. el demandado tiene derecho a constituir garantía suficiente a juicio del juez. que no se originen de un proceso de ejecución.que. el término para constituir la garantía no será menor de cinco días”. el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente. y una vez formalizada la garantía. no es lo mismo para la contragarantía. salvo lo dispuesto en el artículo 524 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo. Entonces es importante hacer la observación de que la Garantía y Contragarantía no poseen los mismos alcances. La petición se tramitará en forma de incidente. Del Artículo anterior se analiza que la contragarantía llamada también Contracautela (por el autor César Balaguer). se establece lo relacionado a la Contragarantía como sigue: “En cualquier caso en que proceda una medida cautelar. Decreto Ley 107. para evitar la medida precautoria o para obtener su inmediato levantamiento. Puede también el demandado proceder conforme a lo preceptuado en el párrafo 2o. Para los efectos del párrafo anterior. en los casos de anotación de demanda. a juicio del juez. para el arraigo. La garantía la presta exclusivamente el actor. así en la Garantía respecto a los juicios de valor determinado. siendo la garantía que presta exclusivamente el demandado o bien. intervención judicial. o sea que la Garantía la presta quien pide la Medida. del artículo 300. como se verá a continuación: En el Artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil.

si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Cuando la providencia precautoria se dicte por quien no sea el juez que deba conocer del negocio principal. El que obtenga la providencia precautoria queda obligado a pagar las costas. Si debiere seguirse en otro lugar.surtirán todos sus efectos. Si no entabla la demanda dentro del término legal. para que surtan los efectos que correspondan conforme a derecho. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior. se remitirán a éste las actuaciones. no obstante cualquier incidente. y 3. previo incidente. 2. con relación al expediente respectivo. Artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. excepción o recurso que contra ellos se haga valer. el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de quince días. el juez tomará en cuenta el término de la distancia. la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado. Artículo 536 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si se declara improcedente la demanda. mientras no sean revocadas o modificadas. Ejecutada la providencia precautoria. los daños y perjuicios: 1. TRÁMITE . Si la providencia fuere revocada. Artículo 535 del Código Procesal Civil y Mercantil.

considerando la complejidad de la realidad social. Título con que se acretida el derecho.‡ Ser consecuente con el Principio de Economía Procesal (Ahorro de tiempo. que atenten contra la unidad de criterio u homogeneidad que debe existir en las resoluciones judiciales. Calidad de lo que se pide. 2. 4. Evitar pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios. gasto y esfuerzo) . un demandado y una sola pretensión procesal. 3. Cuantía.Se diagrama el trámite general de las medidas cautelares: PROCESO CAUTELAR MEDIAS DE SEGURIDAD (516) ARRIGO (523) ANTOCIÓN DE DEMANDA (526) SOLICITUD EMBARGO (527) SECUESTRO (528) INTERVENCIÓN (529) REQUISITOS: (531) PROVIDENCIAS DE URGENCIA (530) 1. Garantía JUEZ ACEPTA LA GARANTÍA JUEZ NO ACEPTA LA GARANTÍA (531) (531) DECRETA PROVIDENCIA SIN ESCUCHAR A LA OTRA PARTE PLANTEA SOLICITUD NUEVAMENTE (534) DEMANDA 15 DÍAS PARA PLANTEARLA (535) INCIDENTE SI EN LE PLAZO DE LEY EL SE INICIA PROCESO PRINCIPAL SOLICITANTE NO PLANTEO DEMANDA. En los procesos no siempre hay un demandante. EL DEMANDADO PUEDE PEDIR QUE SE REVOQUE LA MEDIDA ACUMULACIÓN DE PROCESOS La acumulación procesal se presenta cuando en un proceso hay pluralidad de personas litigantes Como parte demandante o como parte demandada y /o pluralidad de pretensiones procesales.

Que sean de competencia del mismo juez. 4. Que sean tramitables en la misma vía procedimental. 3. En el primer caso la acumulación procesal será activa. el juez simplemente no se pronuncia por la subordinada. Cuando la pluralidad de pretensiones es propuesta con la demanda. Que las pretensiones se refieran al mismo objeto. Que exista conexidad entre las pretensiones. 2. de dependencia. Acumulación objetiva originaria alternativa. de modo tal que. ACUMULACIÓN PROCESAL OBJETIVA Cuando en un proceso se propone más de una pretensión procesal. Acumulación objetiva originaria accesoria. 3. sino prospera la principal. están integradas por dos o más personas. si se quiere. la parte demandada o ambas.‡ Es decir. entonces el juez sí debe pronunciarse por la subordinada. 2.‡ Los requisitos de esta acumulación son: 1. la parte demandante. CLASES DE ACUMULACIÓN PROCESAL OBJETIVA. una pretensión es principal y la otra es subordinada a aquella. es decir. En cambio. si no prospera la principal. Ej: Se demanda la resolución del contrato de compra venta de un inmueble. ACUMULACIÓN PROCESAL SUBJETIVA ‡Cuando. que nazcan de la misma relación material. Acumulación objetiva originaria alternativa ‡ Cuando se proponen en la demanda dos pretensiones procesales que el juez puede ampararlas en conjunto. Que las pretensiones provengan de un mismo título. Acumulación objetiva originaria subordinada. otorgándosele al demandado el derecho a elegir la pretensión . Acumulación objetiva originaria subordinada ‡Cuando las pretensiones procesales propuestas en la demanda guardan una relación. en un proceso.‡ Los requisitos de esta acumulación son: 1. le entrega del bien y la indemnización por daños y perjuicios Esta acumulación a su vez se clasifica en: 1. Esta acumulación se conoce como la figura del Litisconsorcio. ya sea por la parte demandante o por la parte demandada. en el segundo será pasiva y en el tercero será mixta. 2. Que se cumplan los requisitos para la acumulación objetiva.

LITISPENDENCIA Se traduce como "litigio pendiente". en contra del demandante. entre las mismas partes y sobre una misma materia. que le impide iniciar un nuevo juicio contra el demandado. Es decir. Con ello se pretende evitar el dictado de sentencias contradictorias. sobre la misma materia. siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litigan. El CPCyM establece que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente. Litispendencia (litis-pendiente) equivale a juicio pendiente es decir que se encuentra en trámite y se alega cuando se siguen dos o más procedimientos iguales un cuanto a sujetos. Es un efecto procesal que se genera tras la presentación de una demanda. amparar ambas pretensiones y en la ejecución de sentencia. la suerte de la pretensión principal determina la suerte de las pretensiones accesorias.‡ Recién en la ejecución de la sentencia. será el demandado quien decida si cumple con entregar el bien o si cumple con pagar el saldo del precio Acumulación objetiva originaria accesoria ‡ Cuando en una demanda se propone una pretensión principal y otras accesorias a ella.amparada que desea cumplir. Esta excepción tiene su fundamento en impedir fallos distintos en dos procesos con identidad de causa. se declarará la improcedencia del . será el demandante quien lo señale. pues en dicha situación el último tiene la posibilidad de oponerse alegando tal situación: utilizándola como una excepción procesal. de modo tal que. si no lo hace. utilizada en Derecho para señalar que existe un juicio pendiente. el demandado está autorizado para elegir la pretensión amparada que desea cumplir. partes y objeto. así como también que el fallo en uno haga prejuzgar al juez respecto del otro. El juez puede. La litispendencia no es sino el conjunto de efectos que lleva aparejada la incoación de un proceso y su pendencia en el tiempo. Ej: Se plantea una demanda de resolución de contrato de compraventa por falta de pago con entrega del bien y alternativamente se plantea el saldo del pago del precio. necesariamente tendría que amparar las accesorias. si el juez ampara la principal. si las pruebas lo ameritan. objeto y causa.

el demandado no está vinculado por la primera demanda (aunque sea de fecha anterior). y en tal virtud es exacta la afirmación de Alcalá-Zamora y Castillo al sostener que es una excepción que se refiere al litigio y no al proceso. Para la procedencia de esta excepción. aparece en el otro como demandado y viceversa. sino que tienden a evitar un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión deducida o juzgada. ya que no ocupan la misma posición. porque es hasta ese momento en que el juez conoce a prevención de los demás y el demandado queda sujeto al juez emplazante ante quien debe seguir el proceso. son excepciones relacionadas con el litigio. es decir no fenecidos y se hace necesario probar la existencia del otro proceso. si no ha habido emplazamiento. es necesario que existan dos procesos iguales. y por . y como consecuencia lógica el segundo de ellos no tiene ninguna razón de ser. porque no se refieren al elemento procesal (instancia) de la acción. incompetencia por razón de la materia y cosa juzgada material. Para Niceto Alcalá- Zamora y Castillo. Mario Aguirre se plantea ¿qué se entiende por segundo juicio para los efectos de la aplicación del artículo 540 del CPCyM? De acuerdo con las normas del Código sólo puede entenderse constituida la relación procesal cuando hay emplazamiento. en que se den identidad de personas (partes) y de cosas (objeto) sobre las que se litiga y que ambos se encuentren en trámite. no impiden que se accione. siempre y cuando en el primer juicio el juez que conozca de él sea competente y haya emplazado al demandado. actor y demandado no son iguales. que es a la que se refieren las identidades que su funcionamiento exige En realidad la excepción de litispendencia. Por lo que concierne a la litispendencia y a la cosa juzgada (ambas basadas en el principio non bis in ídem). si concurren. que deben concurrir necesariamente para la procedencia de la excepción. para efectuar el examen comparativo. También es importante mencionar que no procede esta excepción cuando existen doble identidad de personas y cosas en dos procedimientos. supone las tres identidades (personas. las excepciones como la de litispendencia. el segundo juicio.segundo juicio (art 540). sino a su elemento sustancial (pretensión). puede cronológicamente presentarse como tal. objeto y causa). El Juez para examinar esta excepción debe concretarse al análisis de dichos elementos. dado de quién aparece en un proceso como actor. los sujetos procesales. Pero. En otras palabras. se tratará de idénticos juicios.

Sin embargo. sea voluntariamente. Hay que tener en cuenta que en determinado supuesto el demandante no es libre de elegir las personas frente a las que pueda plantear la demanda.” . la designación por el demandante en su demanda de la parte frente a la que se desea ejercitar su pretensión no siempre es presupuesto necesaria ni suficiente para la delimitación de las personas demandadas. será hasta el momento en que se le emplace que opondrá la excepción de litispendencia. pero en todo caso jurídicamente tutelados. encaminada bien a la inmediata defensa de un propio derecho . este tercero puede intervenir legitimado por intereses morales o patrimoniales. sea con un interés propio o diferente de las originalmente constituidas. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS Con respecto a la intervención en el proceso. CONCEPTO Del profesor Jairo Parra. aun cuando cronológicamente hablando la demanda sea de fecha anterior. que define como “la introducción en un proceso pendiente entre dos o más partes de una tercera persona que formula frente o junto a las partes originarias una determinada pretensión. ingresa en el campo del proceso. y una vez que interviene. como advierte acertadamente Allorio. sino que por las especiales características del objeto del proceso debe demandar forzosamente a todos los interesados en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. en cuanto los supuestos de intervención legalmente establecidos. por citación del juez o llamado por una de las partes principales se convierte en parte. es decir. No es necesario. o la defensa de cualquiera de las partes personadas. de otras personas distintas a las partes. “Es quien en el momento de trabarse la relación jurídico procesal.ese motivo. Serra Domínguez dice que se trata de una intervención procesal. no tiene la calidad de parte por no ser demandante ni demandado. que puedan intervenir en el proceso cuyas peticiones guarden conexión con el objeto del proceso o tengan un interés jurídicamente protegible en obtener un determinado contenido de la sentencia que pueda producir efectos directos o reflejos en sus derechos sustanciales.

para evitar que se obstaculice el trámite normal de los procesos o la colusión con cualquiera de las partes procesales. a su vez suele subclasificarse en intervención adhesiva litisconsorcial o autónoma. si tuviere elementos suficientes para hacerlo con la prueba que se acompañe. El artículo 548 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone: “No se admitirá la intervención de terceros que no tengan un interés propio y cierto en su existencia. Además el código exige que exista interés que lo legitime para intervenir como tercero. regula la intervención voluntaria al disponer que “En un proceso seguido entre dos o más personas. El juez resolverá de plano la admisión o el rechazo del tercero. según la naturaleza del proceso. ante el mismo juez que conoce del asunto principal y con los mismos requisitos de contenido y forma que deben observarse para entablar una demanda. Sin embargo Jairo Parra es terminante al manifestar que no acepta la clasificación adhesiva litisconsorcial. en virtud que el litisconsorte es parte principal. interés que tendrá que comprobar. en cambio el tercero adhesivo es una parte que no tiene pretensión propia que hacer valer. se incorporan a el personas distintas a las partes originarias con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios vinculados a la causa o objeto de la pretensión. CLASES DE TERCEROS INTERVENCIÓN VOLUNTARIA Se presenta frente al ingreso espontáneo de un tercero a un proceso que se encuentra pendiente. Para el efecto se distinguen dos tipos de intervención voluntaria: la principal o excluyente y la adhesiva. Esta nueva acción se llama Tercería y el que promueve tercer opositor o coadyuvante. El artículo 56 del código Procesal civil y mercantil. lo que debe acreditar.” . puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. solo que en asociación con otros. Esta última. y sea en forma espontanea o provocada. aunque se halle su ejercicio pendiente de plazo y condición.” La admisión del tercero requiere petición por escrito o en forma verbal.La intervención de terceros tiene lugar cuando durante el desarrollo del proceso.

dada la coincidencia señalada. participa en el proceso con el objeto de coadyuvar el éxito de la pretensión o de la oposición. se verifica cuando un tercero. Montero Aroca explica que por intervención adhesiva simple hay que entender la injerencia de un tercero en el proceso pendiente entre otras personas. . la sentencia sea susceptible de repercutir dañosamente en su situación jurídica. INTERVENCIÓN ADHESIVA SIMPLE Se le denomina también coadyuvante. El tercero coadyuvante carece de legitimación procesal para litigar frente al adversario de la parte con quien se adhiere. que la contraparte debe aceptar como contradictor agregado. En algunos casos su actuación puede limitarse o coadyuvar a la victoria de una de las partes. pero en otra tendrá que suplir la inactividad de la parte originaria e incluso es posible que tenga que enfrentarse a ella cuando se trate de un proceso fraudulento. de ese modo entra el en el proceso.INTERVENCIÓN PRINCIPAL Tiene lugar cuando un tercero se incorpora a un proceso pendiente a fin de interponer. es decir debe declararse a favor de una de las partes y en contra de la otra. la derrota procesal de una de las partes. en calidad de litisconsorte auxiliar. La intervención en este caso tiene como objeto lograr la economía procesal y para evitar sentencias contradictorias. al lado de la parte ayudada. El fundamento de la institución reside simplemente en la conveniencia de brindar al tercero la posibilidad de colaborar en la gestión procesal de alguna de las partes originarias y en la medida en que. El interviniente por adhesión. debe tomar necesariamente partido. frente a las partes originarias una pretensión incompatible con la deducida por el sujeto activo. con el fin de evitar el perjuicio jurídico que pueda ocasionarle como consecuencia de los efectos reflejos de la cosa juzgada. en razón de tener un interés jurídico coincidente con el derecho alegado por cualquiera de las partes originarias. apoyándola con alegaciones y medios de prueba. El tercero al intervenir persigue evitar unos perjuicios.

la representación la delegación y en ciertos extremos el patrocinio. litigar entre otros es la tercería. Litigar contra otro es lo que establece la situación de contraparte. actor y demandado. ni alegar ni probar lo que estuviere prohibido al principal. CONCEPTO Litigar ante otro alude a la relación entre la parte y el juzgador. b) que su pretensión se contrae a obtener la liberación . Litigar sin otro conduce a la contumacia. LAS TERCERIAS Señalamos que el proceso en principio. quienes pueden intervenir en distintas formas ahora desarrollaremos las tercerías y a los que intervienen en las mismas a quienes llamaremos terceristas para diferenciarlos de los terceros propiamente. se da entre dos partes. Elementos que se destacan: a) que el interviniente debe ser ajeno a la relación principal. a fin de que se disponga el levantamiento de un embargo trabado en ese proceso sobre un bien de su propiedad o que se le reconozca el derecho a ser pagado con preferencia del embargante con el producido de la venta del bien que ha sido objeto de dicha medida. pero con frecuencia se extiende a terceros.El artículo 549 del código procesal civil y mercantil establece: “El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda. de acuerdo a lo ya explicado. puede serle eventualmente adverso. Litigar por otro señala los supuestos de la legitimación. INTERVENCIÓN COACTIVA U OBLIGADA Tiene lugar cuando a petición de cualquiera de las partes originarias o de oficio el juez se dispone a la citación o allanamiento de un tercero para que participe en el proceso pendiente y en la cual la sentencia que se dicte. debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle. Litigar para otro explica el caso del mandatario. En la legislación guatemalteca no aparece regulada esta intervención. no puede suspender su curso. Es la pretensión que puede interponer una persona ajena a las partes que intervienen o figuran en un determinado proceso.

CLASES  Tercería Coadyuvante La pretensión del tercerista coincide con la de una de las partes del proceso principal. La pretensión sustentada por el tercerista es incompatible con la de alguno de los litigantes en el proceso principal 1.1. INVENTARIO ART. La acción procesal Tercerista.del embargo decretado en ese proceso cobre un bien de su propiedad.1. 2. Tienen la obligación de inventariar quien administra bienes ajenos o recibe como propios algunos que pueden estar afectos a responsabilidad. Se da cuando existe una relación de hecho provocada por un proceso suscitado entre otras personas y el derecho del tercerista. .  Tercería Excluyente Cuando se opone a las pretensiones de ambos. ni alegar. ni probar lo que estuviere prohibido al principal por haber pasado el término o por cualquier otro motivo. INVENTARIOS Y AVALÚOS. DIFERENCIAS ENTRE TERCERO Y TERCERIA Un Tercero es la persona que nada tiene que ver con la relación jurídica sustancial. el juez acepta participación de tercera persona como parte del proceso. CONSIGNACIÓN Y COSTAS 2. La tercería se entiende con el demandante y demandado y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución. Tercería es una persona que está legitimada para ingresar a una relación procesal. Otorga una legitimación ad causa plenaria y da al interviniente el carácter de sujeto procesal primario. no podrá hacer retroceder ni suspender el curso de ella. ó en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes. El tercerista coadyuvante se reputará como una misma persona con el litigante principal debiendo tomar la causa en el estado en que se halle. o que reconozca su preferencia para ser pagado antes que el demandante o acreedor embargante. En proceso. 555.

2. se procederá a justipreciar en la forma prevenida.ART. El notario. En caso de oposición. Cuando alguno de los interesados exponga que no aparecen todos los bienes. se dará audiencia por cinco días a los interesados. se tramitará como está previsto para el inventario. los que se manden agregar de nuevo. Presentado el inventario. 2.1.2. o que se declare que deben continuar inventariados. para aprobarlo o improbarlo. para que concurran si desean hacerlo. Ejecutoriadas que sean las resoluciones sobre inclusión o exclusión de bienes en el inventario.1. a una junta conciliatoria. Todo inventario debe hacerse constar en Acta Notarial descripción ordenada y descriptiva de todos los bienes. no impedirá este reclamo la prosecución del inventario. derechos y obligaciones. lo aprobará el Juez. ésta se tramitará y resolverá por el procedimiento de los incidentes. Si hubiere arreglo. o en su caso el Juez a solicitud de aquel.1.2. AVALÚO El avalúo de los bienes se podrá hacer al mismo tiempo que el inventario. y si ninguno de ellos lo objetare dentro de ese término. PROCEDIMIENTO Si el avalúo se hubiere practicado con separación del inventario. se aprobará el inventario sin más trámite. PROCEDIMIENTO El inventario deberá practicarse tan pronto como el administrador de bienes ajenos acepte el cargo. hará saber a los interesados el lugar. 2. pudiendo éste ampliarse posteriormente si aquellos aparecieren. debiendo el Juez citar además. 556. fecha y hora en que dará principio la diligencia. A los avalúos sólo puede hacerse oposición por dos causas: . con la reserva de adicionarlo con los otros bienes que aparecieren. concurriendo al acto los expertos.

se aprobara la consignación si llena los requisitos de Persona. CONSIGNACIÓN Se paga por consignación.1. Por error en la cosa objeto del avalúo. si la parte hubiere aducido documentos falsos o testigos falsos o sobornados. total o parcialmente cuando se haya litigado con evidente buena fe. 2. Modo y tiempo. Deben concurrir los siguientes requisitos: Personas. y si no se rindiere ninguna prueba para justificar la demanda o las excepciones interpuestas. se ordena la devolución de la consignación. 569. 2. los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. 572 al 576 Cada parte es directamente responsable de los gastos que ocasione. y la entrega se reserva cuando se apersone el acreedor o su representante. Gastos y Costas: Si el acreedor impugnare la consignación y fuere vencido en la oposición que hiciere. Lugar. 2da.3. El Juez puede eximir al vencido de costas. PROCEDIMIENTO: El juez manda a extender recibo de la cosa consignada y ordenara su depósito en la tesorería del Organismo Judicial. La petición se tramita en la Vía Incidental. Objeto Lugar. ART.1ra. 570.4. No Hay Buena Fe: Cuando el proceso se sigue en Rebeldía del demandado. . 571. El Juez en sentencia debe condenar a la parte vencida.3. ART. Aprobación. Si se declara bien hecho el pago se extingue la obligación sino. depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. ART. o en sus condiciones y circunstancia esenciales. Por cohecho de los expertos o inteligencias fraudulentas entre ellos y alguno o algunos de los interesados. Modo y Tiempo. COSTAS ART. Ausencia del Acreedor: Se le nombrará defensor. Objeto. 2.

La renuncia es una institución civil el desistimiento es procesal. no en el Derecho procesa. al orden público o perjudicial a tercero. sobre qué recae ésta. • Concepto La renuncia es un acto procesal del actor y. 3.Costas en los Incidentes: Se impondrán al vencido aunque no se soliciten. como materialmente (porque no es contraria al interés social. pudiendo el Juez eximirlas cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho. 581 y 582 del CPCyM). A partir de este concepto inicial. en éste la renuncia se regula como desistimiento del proceso que se ha promovido (arts. DESISTIMIENTO Si el allanamiento es la declaración del demandado de abandonar su oposición el desistimiento es la declaración por la actor anuncia su voluntad a abandonar su pretensión.1. ni está prohibida por otras leyes). tanto procesal (porque se cumplen los requisitos procesales que luego veremos). lleva a que el juez dicte una sentencia en la que desestimará la pretensión y absolverá al demandado. es decir. lo que todavía está sujeto a discusión es el objeto de la renuncia. al orden público o perjudicial a tercero. Pueden desistir del proceso todas las personas que sean parte dentro del mismo puedes tiene . en esa renuncia de derechos se está pensando en el Derecho material o sustantivo. y lo está tanto que ni siquiera existe una respuesta mayoritaria. 19 de la LOJ admite en general la renuncia de derechos siempre que la misma no sea contraria al interés social. La liquidación de Costas se hace en la Vía Incidental. MODOS EXCEPCIONALES DE TERMINACION DE PROCESOS 3. ni esté prohibida por otras leyes. suponiendo que sea admisible. Ahora bien. RENUNCIA DE DERECHOS Acá debe tenerse en cuenta que el art. El desistimiento es el abandono de la pretensión procesal el demandante abandona o desiste del proceso pero no lo hace del ejercicio de los derechos que puedan corresponderle por lo que no está impedido de plantear nuevamente la misma pretensión. La liquidación de estas costas se hará al finalizar el proceso. Chiovenda expone: El desistimiento es la declaración de voluntad de poner fin a la relación procesal sin una sentencia de fondo.

el allanamiento es espontáneo y exclusivo del demandado tiene una sola oportunidad procesal para manifestarse (la contestación de la demanda) y no es un . 3.2. Solo puede producirse al tiempo que se contesta la demanda o dentro del espacio que media entre el emplazamiento y la contestación de la demanda. Se puede confundir con la Confesión pero allanarse es conformarse con la pretensión del adversario esta conformidad no se extiende a los Fundamentos de Derechos invocados por el demandante por otro lado confesar es admitir e afirmar la verdad sobre los hechos controvertidos. una confesión una renuncia. Para que el allanamiento produzca sus efectos debe ser total si es sólo de una parte únicamente reduce el objeto de la litis. Allanarse es aceptar. Si el demandado se allana según el ART. El desistimiento pude plantearse en cualquier estado del proceso aún después de la sentencia y aún después de este siempre que no esté firme Si es total el desistimiento le pone fin al proceso sin necesidad de sentencia si es parcial únicamente se desiste de lo que se indica continuado el proceso en la parte no desistida.legitimación activa o pasiva no obstante aunque sean partes no pueden desistir los que defienden intereses de menores incapaces o ausentes ni los que defienden intereses del Estado o Municipalidades. El desistimiento puede ser total o parcial ART 581 CPCYM total es el que es del proceso o parcial de un recurso incidente o excepción que no ponga fin al proceso y sobre prueba propuesta. ALLANAMIENTO Es acto por medio del cual la parte demandada manifiesta su conformidad con lo que pide el actor y también es el reconocimiento o sometimiento al demandado de la pretensión de actor contenidas en la demanda. Para sea válido se necesita que obre en autos la voluntad de la persona con la firma legalizada por notario. someterse o reconocer las pretensiones del actor en cualquier otro de los casos será un desistimiento. El allanamiento es el reconocimiento del derecho pretendido no de los hechos imputados por que si fuese así obligaría al Juez a apreciarlos y apoyarse en ellos para dictar su fallo. 115 CPCYM el Juez fallará sin más trámite previa ratificación. pero no un allanamiento.

3. 3. El supuesto contenido en el artículo anterior se refiere a la confesión provocada por las posiciones ni a la que eventualmente resulte de otros actos del proceso sino a la que presta voluntariamente el demandado aceptando sin reserva alguna las pretensiones del actor: Entraña un reconocimiento pleno de los hechos afirmados por el actor y de todas sus consecuencias Jurídicas por eso el Juez no tiene alternativa que dicte sentencia: Esta es diferente al allanamiento en el cual si bien es cierto también termina el proceso a favor del demandado no es necesaria la confesión sobre los hechos el allanamiento no implica tal reconocimiento sino simplemente una renuncia a la contienda sometiéndose al actor 3.4.140 CPYM. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA La caducidad es no hacer se produce por la inactividad de ambas partes y se consuma por el transcurso del tiempo. es el conjunto de actos procesales que se llevan a cabo en cada grado de jerarquía judicial. la confesión por otro lado es provocada y puede provenir de ambas partes es un medio de prueba que se puede producir antes o en cualquier estado del proceso. establecidos para ventilar y sentenciar la jurisdicción sobre el hecho y sobre los derechos que se pretenden en los juicios y demás . El allanamiento tampoco es una transacción ni una conciliación aquel es unilateral puro e incondicionado la transacción y la conciliación devienen de un convenio.medio de prueba y debe ser siempre expreso. ART. • La Instancia Como acción de instar equivale a pedir como actuación. definiendo cada una como los grados jurisdiccionales que la ley tiene. desde que el proceso se inicia hasta la sentencia en ese sentido se habla de primera y segunda instancia. CONFESIÓN El proceso puede terminar también por confesión si el demandado así lo desea con las limitaciones impuestas por la naturaleza disponible o indisponible de los derechos que se discutan y desde luego por la licitud de los hechos sobre que se confiesa.

2. REQUISITOS DE LA CADUCIDAD 1. 3. El transcurso del tiempo. la no continuación de la instancia se presume voluntaria. La preclusión es la pérdida de la facultad de realizar ciertos actos. 3. MODOS DE PRODUCIRSE LA CADUCIDAD 1. • Caducidad y preclusión La caducidad de la instancia es la extinción del proceso.4.3. EFECTOS DE LA CADUCIDAD Los efectos de la caducidad están contemplados en el artículo 593 del CPCYM: La caducidad operada en primera instancia restituye las cosas al estado que tenían antes de la demanda.negocios de justicia. si nace por si misma desde el momento en que se haya agotado el tiempo que la causa. estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. La caducidad de la instancia no opera de oficio. El código fija su duración de acuerdo en la instancia en que el proceso se encuentra. sea o no de notificación. las prescripciones interrumpidas mediante el emplazamiento del demandado siguen corriendo . 3. Es la inactividad consistente en no continuar la instancia.1. La paralización del proceso. este plazo empezará a correr desde la fecha de la última diligencia practicada en el proceso.4. Caducidades la extinción del proceso por la falta de gestión de las partes durante el tiempo que se fija para que se produzca. Mediante previa declaración judicial por gestión de parte. La preclusión por el contraria la hace avanzar. porque precluida una etapa procesal se inicia la siguiente. La petición de parte. sino es a petición de parte artículo 592 del CPCYM.4. De pleno derecho. el artículo 588 del CPCYM establece que caduca la primera instancia por el transcurso de seis meses sin continuarla y la segunda caduca por el transcurso de tres meses. Aquella extingue la relación procesal.3. hace ineficaces los actos procesales realizados e impide replantear el proceso a no ser que se trate de derechos no prescritos en cuyo caso se puede iniciar nuevo proceso.2. 2.

3. cualquiera sea su índole. y durante la dilación probatoria de esta incidencia debe rendirse prueba para demostrar que la inactividad se debió a legítimo impedimento. pericial. resolutiva. con la finalidad de cambiar ya sea de fondo o de forma las resoluciones judiciales.tal y como si la interrupción no se hubiere producido una vez declarada caducidad y en segunda instancia deja firme la resolución operada. fundamentándose 10 Enciclopedia Jurídica OMEBA . entre otras. • En los procesos de ejecución colectiva. • En los procesos de ejecución singular que se basen en una garantía real. caso fortuito o cualquier otro hecho independiente de la voluntad de los litigantes. Son aquellos recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales. y estos constituyen actos impugnación procesal” 10 Entonces se puede comprender que los medios de Impugnación se refieren a aquellas prácticas que pueden interponer las partes dentro de un proceso jurídico. contradecir o refutar una actuación judicial. TRÁMITE DE LA CADUCIDAD La petición de caducidad se tramitará en incidente y ante el juez que tramite el juicio.4. • En los proceso para ejecutar una sentencia firme. • En los procesos especiales a que se refiere el libro IV del CPCYM MEDIOS DE IMPUGNACIÓN “Acto de combatir.4. si la causa se hallaré en segunda instancia podrá plantearse la solicitud en este tribunal y en ese caso debe remitirse al de origen para que sea el que lo resuelva. • En el proceso arbitral. Excepciones al principio de la caducidad Artículo 589 del CPCYM: • Cuando el proceso se encuentre en estado de resolver sin que sea necesaria gestión de las partes. entendiéndose como tal la fuerza mayor. • En los proceso de ejecución singular que se paralicen por ausencia o insuficiencia de bienes embargables al deudor o porque el ejecutante este recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial. ya sea testimonial. toda vez que el tribunal de alzada límite el ejercicio de su jurisdicción al conocimiento de la resolución apelada.

815 . por la misma forma de gobierno que existía en la antigüedad. pues constituye el derecho de defensa delimitado en la Carta Magna de nuestro país. en su artículo 12 específicamente. Ahora bien se entiende como recurso “Denomínase así todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales. Y se interpondrán recursos. En otras acepciones. éste ya era un indicio de los medios de 11 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas. estando totalmente inconformes con la forma de resolución actual y procurando que un juzgado de mayor jerarquía conozca el caso por razones de conocimiento o bien sea por razones de ideales de justicia. se regulaba de una manera. solicitaban que el Rey conociera y juzgara por sus actos. recursos y remedios. adquiere otros significados. Dichos actos. transformando poco a poco su manera de regulación. | Petición por escrito. es decir que se interpondrán dependiendo de la pretensión. desde el derecho Antiguo. Su plural. Pág. 1ª edición electrónica. y con ello se entiende que media la voluntad de la persona solicitante. | Solicitud. los medios de impugnación surgieron específicamente en aquellos sistemas monárquicos. han recorrido una serie de épocas. los remedios se aplican cuando se persigue ratificar una resolución judicial. no obstante. o restricción de bienes jurídicos. Políticas y Sociales. se realiza esta somera clasificación. a efectos de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarlas. pues ésta estaba íntimamente relacionado al poder y a la jerarquía de mandos. El acto de recurrir corresponde a la parte que en el juicio se sienta lesionada por la medida judicial. sin embargo los ya mencionados Jueces. cabe mencionar que en la forma de solucionar conflictos en la antigüedad influía en demasía la religión.”11 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Los recursos y los remedios. entendiéndose así la forma de organización característica individual de cada pueblo.). porque él tenía mayo experiencia y aplicaba mejor la justicia. es decir los medios de impugnación. cada región lo normalizaba de diferente representación. por la manera en que deben llevarse a cabo. pero que sin embargo aún se mantiene su esencia. recursos (v.principalmente en la legislación. cualquier medio o procedimiento. sin embargo. por algún error de no mucha amenaza. donde el Rey ejercía toda la hegemonía y los súbditos acataban órdenes. cuando queremos llevar a otra instancia el proceso judicial. están regulados en la legislación guatemalteca y se pueden clasificar de dos formas. sin embargo para solucionar tantos conflictos en Rey no se daba a vasto y decidió nombrar jueces contralores para que le contribuyeran en su actividad. al resolver lo hacían de forma errónea o parcializada y fue aquí donde al estar inconformes con la manera de solución de conflictos por parte de ellos. sino más bien un superficial omisión o equivocación.

2003. en los estudiosos en cuanto al tema. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Doctrinariamente se entiende medios de impugnación. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. ya que revisa la sentencia impugnada pero admite excepciones supervenientes y también la recepción de pruebas que no pudieron recibirse en la primera instancia. tanto a los remedios como a los recursos procésales que se interponen en base a una resolución judicial. Definición de Recurso Etimológicamente él termino recurso deviene del latín recursus. que se considera injusto o violatorio de la Ley. sin embargo. tal es el caso de los siguientes:  Aclaración  Ampliación  Revocatoria 12 Aguirre Godoy. . cuyo término significa “acción de acogerse a favor de otro”. diferencia de paso tolerada en las monedas”. Auxilio. solicitaron que alguien de mayor jerarquía resolviera. al momento de estar inconformes con la resolución de ciertos casos. socorro.impugnación. emanado de autoridad. como ya se indico dentro del Derecho Procesal y comprende todo acto que va dirigido a lograr la reparación o enmendamiento de otro acto. Mario “Derecho Procesal Civil” Tomo II. 12 Definición de Impugnación: La impugnación es un concepto genérico. que sigue un término medio entre ambos. Recursos procesal.  Finalmente el sistema mixto. pues indican que los remedios procésales son aquellos que tienden a enmendar cuestiones de forma. Editorial VILE. de tal modo que sin restricciones se examina la sentencia que ha sido impugnada y todo el proceso en que fue dictada  El segundo consiste en limitar estrictamente la apelación a la revisión de la sentencia impugnada. Definición de Remedio El Diccionario Jurídico de Manuel Osorio refiere el remedio de la siguiente manera: “Es el medio para lograr que no se haga mayor un mal o para superarlo. considera que en los medios de impugnación hay una renovación de la instancia. Guatemala. Tres son los sistemas principales sobre la naturaleza de los medios de impugnación:  Una. a través de los agravios y solo a la materia que ellos tratan.

total o parcialmente. “El recurso suspende. esto significa que inicia un nuevo procedimiento dentro del mismo proceso. que se considera agraviada por una resolución judicial o administrativa. 2001. modifique o revoque. Martín Ramón. los efectos de la resolución que por su medio se impugna. de tal manera que no pueda ejecutarse sin que previamente el recurso haya sido resuelto y notificado y. El recurso es un medio por el cual se impugna una resolución ya sea judicial o administrativa y debe ser resuelto por el mismo juez o autoridad administrativa contra la cual se interpone o por un juez o autoridad administrativa de rango jerárquico superior. revisar la resolución impugnada. en atención a los agravios expresados por el recurrente. como consecuencia. precisamente. seguido ante el mismo juez emisor del acto o ante otro órgano de autoridad superior con el fin de que. el recurso se considera como un medio de prolongar un juicio o un proceso ya iniciado y su objeto consiste. Tiene su regulación en la ley que rige el proceso del cual emana”. El amparo fallido publicación de la corte de constitucionalidad. mediante el estudio y análisis que se haga acerca de la concordancia con la ley adjetiva y sustantiva de la materia de que se trate. suscitando su revisión ya sea en la misma instancia o en otra segunda. generalmente. por el mismo juez o autoridad administrativa que la dictó o por un juez o tribunal o autoridad administrativa jerárquicamente superior. Pág. el acto contravenido haya adquirido firmeza y acusado ejecutoria. en cuanto a sus funciones decisorias.  Reposición  Nulidad En cuanto a los recursos. en como se dijo. Guatemala. Por ende. como se dijo. Por tal razón. bien sea para que la misma se confirme. El recurso está reputado como acto procesal y por ello es que su interposición supone siempre un procedimiento anterior. es evidente que el recurso implica un mero control de legalidad. sea conocida de nueva cuenta la resolución atacada. El objeto de su interposición es que la resolución mencionada sea reformada o anulada. siendo la revisión un acto por virtud del cual se vuelve a ver la resolución. existen otros que los clasifican únicamente en:  Apelación  Casación CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Es un acto procesal. Lo interpone una de las partes interesadas o en contienda. 13 De lo anterior se infiere que el tribunal o el órgano que conoce del recurso se sustituye. 13 Guzmán Hernández. 69 . en el cual haya sido dictada la resolución impugnada.

procede contra las resoluciones de puro trámite. Tal como lo indica el articulo 598 al 601 del Código Procesal Civil y Mercantil. 2) Recurso de Ampliación Este recurso se interpone cuando existe una resolución judicial mediante auto o sentencia. en cuanto a estos dos últimos recursos. se interponen y resuelven ante y por el mismo juez que emitió la resolución impugnada. resoluciones de mero trámite. cuando las resoluciones son de primera instancia y cuando son originarios de las Salas o de la corte Suprema de Justicia. o sea el de Revocatoria o reposición. conoce cada una de estas respectivamente. y en este caso el juez resuelve sin más trámite. consideran que existen en el auto o la sentencia términos obscuros. ambiguos contradictorios. debe de interponerse en el término de veinticuatro horas de haber sido notificado. es decir. en el caso de las resoluciones denominadas como decretos. Su interposición se efectúa dentro del término de veinticuatro horas de notificado. La característica de este recurso también consiste en que puede ser de oficio o a petición de parte. en el que la parte interponente considera que se omitió resolver algún punto sobre que versare el proceso. es decir. conforme el artículo 141 de la ley del Organismo Judicial. y dentro del trámite se da audiencia por dos días a la otra parte. la resolución se emite al tercer día. y el término de interposición también es de cuarenta y ocho horas 14 después de haber sido notificada y él tramite es el mismo que en el Recurso de Aclaración. 5) Recurso de Nulidad 14 Decreto ley numero 107 Código Procesal Civil y Mercantil . Los recursos anteriores. El plazo para interponerlo es de cuarenta y ocho horas de haber sido notificado de la resolución judicial que se desea aclarar. 3) Recurso de Revocatoria Este recurso se plantea cuando exista inconformidad por cualquiera de las partes. y resolverá lo que proceda dentro del término de tres días. Al interponerse.RECURSOS EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL GUATEMALTECO REMEDIOS 1) Recurso de Aclaración Se interpone cuando cualquiera de las partes procesales. el juez le da trámite otorgando audiencia por dos días a la otra parte. se interponen. tramitan y resuelven en primera instancia. 4) Recurso de Reposición Este recurso se plantea contra los autos originarios de las Salas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento.

Dentro de la resolución. posteriormente. o en su caso. Tal como lo indica él articulo 619.. ante la Corte Suprema de Justicia. en cuanto a la legitimación “Los directa y principalmente interesados en un proceso. y contra las sentencias definitivas dictadas en primera instancia. es apelable ante la Sala respectiva. en aplicación del artículo 610 del Código Procesal civil y Mercantil. o sus representantes legales. La nulidad puede interponerse por actos o procedimientos realizados antes o después de dictada la sentencia. En el primer caso se interpondrá antes del señalamiento del día para la vista”. que pongan fin al proceso. Este recurso puede interponerse por dos motivos: de fondo y de forma y de manera resumida se concretiza así: Casación de Fondo. es decir. el Juez eleva los autos al tribunal superior. la Sala. dentro término de tres días. 2) Recurso de Casación Este recurso cabe cuando existe inconformidad en la sentencia o autos definitivos de segunda instancia que terminen juicios ordinarios. procede cuando: . y en cuanto al trámite: admitido el recurso. ante el juez que dictó la resolución.. indica “La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento. por consiguiente viola la ley. el Tribunal debe reiniciar el proceso al momento en que se encontraba antes de la resolución impugnada. el tribunal superior debe señalar el plazo de seis días en el caso de sentencia y de tres días si es auto para uso del recurso.Se interpone contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no son procedentes los recursos de apelación o casación. y éste eleva los autos al tribunal de segundo grado. si prospera. Dentro del trámite: se piden los autos originales y si se encuentra arreglado. En la doctrina se le conoce como una tercera instancia. cuando existe violación a la ley o vicio en el procedimiento. Se interpone en el plazo de quince días y en la doctrina se le conoce como recurso de nulidad ampliado. se dicta sentencia dentro del mismo plazo legal. a la ley se le señala día y hora para la vista. el artículo 615 del Código Procesal Civil y Mercantil.”. es decir. tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte suprema de Justicia. en la sentencia puede: confirmar. En cuanto al trámite. de oficio se señala vista. a segunda instancia. como por ejemplo: cuando no hubo notificación dentro de los tres días que la ley establece. revocar o modificar la sentencia de primera instancia. Además en cuanto a la Vista y resolución: recibida la prueba o transcurrido el plazo anterior. RECURSOS 1) Recurso de Apelación Este recurso se interpone contra los autos que resuelven excepciones previas. se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva. hay un vicio de procedimiento.

aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales. 2.1. 481. 15 Ello se define de esa manera en virtud que en nuestro país existe un impuesto para el pago de honorarios a los 15 Arellano García. no los superfluos. Cuando el fallo otorgue más de lo pedido o no contenga declaración sobresalga pretensión deducida si hubiere sido denegado el recurso de ampliación. Derecho procesal civil. En consecuencia la palabra costas. personalidad o personería de los litigantes. 7. 4. si esto hubiere incidido en el fallo. procede por: 1. COSTAS PROCESALES La palabra costa se entiende como la cantidad que se paga por alguna cosa. Existe violación. pág. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias. si la aclaración hubiere sido denegada. para tramitar y concluir el juicio”. en general. en el medio de los asuntos que son llevados ante los órganos jurisdiccionales para que se diriman las controversias pendientes. hasta su conclusión. Por no haber recibido prueba en el proceso o incidencias se hubiere denegado. Carlos. Por haberse dictado la resolución por un número de magistrados menor que el señalado por la ley o por magistrado legalmente impedido. Falta de jurisdicción y competencia del tribunal de primera o segunda instancia. . “Se entiende por tales los gastos que sean necesarios. Error de hecho o de derecho en la apariencia de las pruebas. cuando exista incongruencia del fallo con las acciones objeto del proceso. 2. Por falta de capacidad legal. Casación de Forma. 5. En plural el sustantivo costas se refiere a las diversas cantidades que deben pagarse por algo. 6. suele emplearse como referida al importe de todos los gastos que deben hacer las diversas partes durante la tramitación de un juicio. Por omisión de notificaciones personales y que hubiere influido en la decisión. 3.

abogados. si hubiere sentencia condenatoria. principado e imperial. También se define de la siguiente manera: “Las costas constituyen todos los gastos que deben afrontarse en el proceso. pág. en el título VIII. promulgado el siete de enero de mil ochocientos noventa y ocho. En Guatemala. 835. En los procesos penales la situación es diferente de los civiles. En Francia en la Edad Media. de aquí derivó la costumbre de condenar al vencido al pago de los gastos del juicio. El Artículo 201 del cuerpo legal ya citado. revistas y suplicaciones interpuestas contra fallos finales apelados ante el Supremo Consejo de Indias. para que no redunde en lo que en su definición el procesalista indica “no los pagos superfluos”. José María Reyna Barrios. aunque responde a los mismos conceptos lo que ocurre 16 Gozaine. ANTECEDENTES HISTÓRICOS a) Derecho Romano: En el derecho romano existieron varios sistemas: monárquico. habían sendas penas y si se conoció el pago en costas de gastos procesales. administraban justicia al principio los sacerdotes. . Mario. b) Derecho colonial: El procedimiento de las audiencias se realizaba por medio de vistas. Es decir en Roma fue cuando por primera vez se trató sobre el pago en materia de lo que posteriormente se llamaría costas. 17 Aguirre Godoy. estarían obligados a abonarle sus honorarios. Artículo 200. los Tribunales comenzaron a aplicar una multa a quien resultaba vencido en juicio. 16. Oswaldo. en concepto de tasas judiciales. mismas erogaciones que serán soportadas por quien las realiza o por la parte a quien condena el juez a su pago”. En todo proceso se originan gastos que deben ser soportados por las partes y por lo demás se establecen gravámenes. establecía que. Código de Procedimientos Penales. Con lo anterior se puede definir las costas judiciales como: “ Las erogaciones que realizan las partes en un proceso judicial y que están comprendidas dentro de la legislación aplicable. luego magistrados. ya que en la actualidad se cobran exorbitantes cantidades para el auxilio profesional en un caso determinado en detrimento de la economía del litigante vencido. como hitos históricos tuvieron sus características. pero en este caso. la condena al pago de costas resulta beneficioso para la parte favorecida en virtud que servirá en la mayoría de los casos para resarcir parte de los gastos ocasionados en la ventilación de un juicio. el sistema fue secreto y lento. republicano. Cada uno de ellos. Alfredo. regulaba que los que hubieren sido declarados pobres podrían valerse de abogado de su elección. pág. Costas procesales. Derecho procesal civil de Guatemala. de modo tal que el resultado artificioso e inútil“ 16. los jueces y tribunales ordenarían en ella la reposición del papel al del sello que 17 corresponda. el decreto 551 del presidente de la República. a no ser de que el condenado probare o constare notoriedad que era pobre.

En el código procesal penal podemos observar que se maneja el criterio para imponer las costas. b) Resarcimiento: Surge en virtud que la parte condenada en juicio debe pagar los gastos ocasionados por la parte que salió vencedora en el proceso. CARACTERÍSTICAS DE LAS COSTAS PROCESALES Las características de las costas procesales son:  Accesoria  Resarcimiento  Imparcial  Obligatoria  Indelegable a) Accesoria. Dicha característica deriva porque la obligación de pago de costas procesales no viene por sí misma como proceso principal. se le puede condenar en costas. o bien en sentencia absolutoria es el propio Estado el que soporta las costas. ya sea voluntariamente o bien a través de la vía judicial para su efectivo cumplimiento. por tal motivo se dice que las costas procesales tiene la característica de imparcial. es decir que cuando una persona ha sido vencida en un proceso. Mientras que respecto de otros no se han establecido de tal resarcimiento. c) Imparcial: Tiene lugar desde la perspectiva del juzgador toda vez que para condenar en costas el juez debe obrar con total imparcialidad durante el desarrollo del proceso. de tal manera que si no hay un proceso inicial. ya que para el proceso es de cumplimiento obligatorio. las derrota tal como lo preceptúa el Artículo 507 del Código Procesal Penal guatemalteco. . d) Obligatoria: Las costas procesales se caracterizan de obligatorias porque una vez condenada la parte vencida debe cumplirse el pago. sino que deriva de un proceso que ha causado su origen. e) Indelegable: Tiene su origen que una vez se condene al vencido al pago de costas procesales no puede delegar en otra persona su cumplimiento. no puede nacer a la vida procesal. manteniendo la equidad e igualdad entre los sujetos procesales. incidente o recurso. algunos resarcibles al final por el responsable.es que ciertos rubros comprendidos en las costas son soportados por el Estado durante su curso.