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VÍCTOR HUGO ALVAREZ CHAVEZ

NUEVO
PROCEDIMIENTO
LABORAL

VÍCTOR HUGO ALVAREZ CHÁVEZ
Abogado especializado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Profesor Universitario

NUEVO
PROCEDIMIENTO
LABORAL
LEY N° 29.497

EDICIONES JURÍDICAS
LIMA - PERÚ

PELIGRO!
La fotocopia mata el libro
«ANTES QUE EL LIBRO CIENTÍFICO MUERA

«El libro científico es un organismo que se basa en un delicado equilibrio. Los elevados
costos iniciales (las horas de trabajo que requiere el autor, los redactores, los correctores, los
ilustradores) sólo se recuperan si las ventas alcanzan determinado número de ejemplares.
«La fotocopia, en un primer momento, reduce las ventas y por este motivo contribuye al
aumento del precio. En un segundo momento, elimina de raíz la posibilidad económica de
producir nuevos libros, sobre todo científicos.
"(....) la fotocopia de un» libro (o de parte de éste) protegido por
derecho de autor (copyright) es ilícita. Por consiguiente, toda fotocopia que burle la compra de
un libro, es delito.
"La fotocopia no sólo es ilícita, sino que amenaza la supervivencia de un modo de
transmitida ciencia.
"Quien fotocopia un libro, quien pone a disposición los medios para fotocopiar, quien de
cualquier modo fomenta esta práctica, no sólo se alza contra la ley, sino que particularmente se
encuentra en la situación de quien recoge una flor de una especie protegida, y tal vez se dispone a
coger la última flor de esa especie".

[Crítica de la fotocopia ilícita que Editorial Temis S.A. incluye
v en sus obras de divulgación científica]

@ COPYRIGHT - 2010
EDICIONES JURÍDICAS

vmDiavRXRjsi

A nú sobrina Lidia Loayza Áívarez,
porque supo con tezón y afúnco conquistar parte de sus sueños.
augurándole el cumplimiento total
de sus ideales.

lector Jugo JÜvarui Cfatotz, Lima, tfenmo 2010

CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIO JURÍDICAS IBEROAMERICANO

PRESENTACIÓN

Presentamos a la comunidad jurídica Peruana y de Lati-
noamérica la labor que viene realizando el Centro de Inves-
tigaciones Sociojurídicas Iberoamericano.
Uno de los objetivos básicos del Instituto de Investigaciones
Sociojurídicas Iberoamericano, es el desarrollo completo del plan
de Estudio (sillabus) de las carreras de: Derecho, Contabilidad,
Administración y Educación. Para ello contamos con el apoyo de
los más prestigiosos profesores e investigadores especializados en
cada área de su competencia.
Esta ardua tarea es comandada por el Presidente del Instituto
de Investigaciones, Dr. Jorge Herrero Pons, eximio catedrático
universitario y publicista - con más de veinte obras en su haber en
Perú y Argentina- secundado por el Vicepresidente del Instituto
profesor e investigador Dr. Víctor Hugo Álvarez Chávez, autor de
mas de treinta obras: materia jurídica y afines.
Tal tarea investigativa ha sido desarrollada,
fundamentalmente en la República Argentina y en el Perú, durante
más de veinte años, cuyos textos son publicados por Ediciones
Jurídicas.
He allí la seriedad y profundidad de las obras que venimos
afianzando a todos sus legítimos destinatarios.
Esperemos que con el apoyo de los profesores y alumnos,
quienes avalaron nuestra obras, poder cumplir ampliamente con
el objetivo planteado !Alea Jacta Est!

En esta oportunidad presentamos la obra: Ley N° 29.497.
Nueva Ley Procesal del Trabajo

ARGENTINA

PRESIDENTE
Dr. JORGE HERRERO PONS
VICEPRESIDENTE
Dr. VÍCTOR HUGO ALVAREZ CHAVEZ
Somellera 495, Alt. Brown,
Prov. de Buenos Aires
Código Postal (1846)
Teléfonos: 011-4214-2688
42140224

herreropons@hotmail.com
escribanía publica.argentina.com
cisjiaargentina. com
Buenos Aires - Argentina

PERÚ
PRESIDENTE
MANUEL JESÚS MIRANDA CANALES Prof.
Universitario
FERNANDO ANGELES GONZALES
Prof. Universitario
RICARDO VELASQUEZ RAMÍREZ
Prof. Universitario
Av. Colmena 938 Of. 301 "C" (Plaza San Martín)
E-mail: edicionesj@hotmail. com Telf.
427-9834 Cel: 9739-7048

índice 9
General

ÍNDICE GENERAL

Introducción. 1. Generalidades. 2. Reposición provisional. 3.
Ventajas de la nueva ley......................................................................
...................................................................................................15

LEY N° 29.497

TITULO

PRELIMINAR

Artículo I. Principios del proceso laboral..........................................
...................................................................................................17
Artículo II. Ámbito de la Justicia Laboral..........................................
....................................................................................................49
Artículo III. Fundamentos del proceso laboral...................................
....................................................................................................o<r
Artículo IV. Interpretación y aplicación de las normas en la
resolución de los conflictos de la Justicia Laboral
.................................................................................................

TITULO I
DISPOSICIONES
GENERALES

CAPIT
ULO I
COMPET
ENCIA

Artículo Io. Competencia por materia de los juzgados de paz
letrados laborales.................................................................................
144
Artículo 2o. Competencia por materia de los juzgados especia
lizados de trabajo................................................................................
178
Artículo 3o. Competencia por materia de las Salas Laborales
1
80
superiores......................................................
, ......................... i on
Articulo 4o. Competencia por función.................................................
10 índice General

Artículo 5°. Determinación de la cuantía......................................
......................................................................................... 181
Artículo 6". Competencia por territorio......................................
......................................................................................... 181
Artículo 7°. Rotulación en caso de incompetencia.......................
......................................................................................... 182

CAPITULO II
COMPARECENCIA

Artículo 8". Reglas especiales de comparecencia........................
......................................................................................... 182

Artículo 9". Legitimación especial............................................... 218
Artículo 10". Defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia.. 218

CAPITULO III
SUB-CAPITULOI
Reglas de Conducta y oralidad

Artículo 11°. Reglas de conducta en las audiencias..................... 219
Artículo 12°. Prevalencia de la oralidad en los procesos por
audiencias................................................................................... 219

SUB-CAPITULO II

Artículo 13". Notificaciones en los procesos laborales.................. 222

SUB-CAPITULO III

Artículo 14°. Costas y costos...................................................... 226

SUB-CAPITULO IV
Multas

Artículo 15". Multas.................................................................... 227

SUB-CAPITULO V
Admisión y Procedencia

Articulólo". Requisitos de la demanda....................................... 228
índice 11
General

Artículo 17°. Admisión de la demanda........................................
........................................................................................240

Artículo 18". Demanda de la liquidicación de Derechos indivi
duales
...................................................................................................
284
Artículo 19°. Requisitos de la contestación.................................
........................................................................................286
Artículo 20". Caso especial de procedencia.................................
........................................................................................286

SUB
CAPITULO VI
Actividad
probatoria

Artículo 21°. Oportunidad..........................................................
........................................................................................301
Artículo 22°. Prueba de oficio...................................................
........................................................................................306
Artículo 23". Carga de la prueba...............................................
........................................................................................306
Artículo 24". Forma de los interrogatorios.................................
........................................................................................318
Artículo 25°. Declaración de parte..............................................
........................................................................................318
Artículo 26". Declaración de testigos..........................................
........................................................................................322
Artículo 27°. Exhibición de planillas............................................
........................................................................................323
Artículo 28". Pericia...................................................................
........................................................................................325
Artículo 29". Presunciones legales derivadas de la conducta de
la partes......................................................................................
........................................................................................328

SUB CAPITULO VII
Formas especiales de conclusión del
proceso

Artículo 30". Formas especiales de conclusión del proceso.......... 330

SUB
CAPITUL
O VIII
Sentencia

Artículo 31°. Contenido de la sentencia..................................... 331
Artículo 32". Apelación de la sentencia en los procesos ordina
rios, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económi
cos..............................................................................................
339
Artículo 33". Trámite en segunda instancia y audiencia
de vista
de la causa en los procesos ordinario, abreviado y de
impugna
ción de laudos arbitrales económicos............................
339
Artículo 34". Causales del recurso de casación........................... 340
Artículo 35". Requisitos de admisibilidad del recurso de casación 341
12 índice General

Artículo 36°. Requisitos de procedencia del recurso de casa
ción............................................................................................ 342
Artículo 37°. Trámite del recurso de casación............................. 342
Artículo 38°. Efecto del recurso de casación................................. 343
Artículo 39°. Consecuencias del recurso de casación declarado
fundado...................................................................................... 344 •
Artículo 40°. Precedente vinculante de la Corte Suprema de

Justicia de la República............................................................... 344
Artículo 41 ".Publicación de sentencias........................................ 345

TITULO II
PROCESOS LABORALES

CAPITULO I PROCESO
ORDINARIO LABORAL

Artículo 42°. Traslado y citación a audiencia de conciliación.

368
Artículo 43°. Audiencia de conciliación....................................
........................................................................................410
Artículo 44°. Audiencia de juzgamiento................................... 411
Artículo 45°. Etapa de confrontación de posiciones.....................
........................................................................................412
Artículo 46°. Etapa de actuación probatoria...............................
........................................................................................412
Artículo 47°. Alegatos y sentencias............................................
........................................................................................413

CAPITULO II PROCESO
ABREVIADO LABORAL

Artículo 48°. Traslado y citación a audiencia única......................
........................................................................................414
Artículo 49°. Audiencia única......................................................
........................................................................................414

CAPITULO III
PROCESO IMPUGNATIVO DE LAUDOS
ARBITRALES
ECONÓMICOS

Artículo 50°. Admisión de la demanda........................................ 415
Artículo 51°. Traslado y contestación..........................................
........................................................................................415
Artículo 52°. Trámite y sentencia de primera instancia................
........................................................................................416
Artículo 53°. Improcedencia del recurso de casación.................
........................................................................................416
índice 13
General

CAPITULO IV
PROCESO CAUTELAR

Artículo 54°. Aspectos generales....................................................
............................................................................................ 416
Artículo 55°. Medida especial de revocación.................................
............................................................................................ 417
Artículo 56°. Asignación provisional............................................
............................................................................................ 419

CAPITULO V
PROCESO DE
EJECUCIÓN

Artículo 57". Títulos ejecutivos......................................................
............................................................................................ 419
Artículo 58". Competencia para la ejecución de resoluciones
judiciales firmes y actas de conciliación judicial.............................
............................................................................................ 440
Artículo 59". Ejecución de laudos arbitrales, firmes que resulten un
conflicto jurídico............................................................................ 441
Artículo 60". Suspensión extraordinaria de la ejecución................
............................................................................................ 518

Artículo 61°. Multa por contradicción temeraria...........................
............................................................................................ 518
Artículo 62". Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución....

518
Artículo 63°. Cálculo de derechos accesorios...............................
............................................................................................519

CAPITULO VI
PROCESOS NO
CONTENCIOSOS

Artículo 64". Consignación...........................................................
............................................................................................ 519
Artículo 65". Contratación.............................................................
............................................................................................520
Artículo 66". Retiro de consignación.............................................
............................................................................................520
Artículo 67°. Autorización judicial para ingreso al centro laboral........
............................................................................................ 520
Artículo 68°. Entrega de documentos............................................
............................................................................................ 520

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.................................... 521
DISPOSICIONES TRANSITORIAS........................................... 523
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS.........................................
............................................................................................524
DISPOSICIONES DEROGATORIAS...........................................
............................................................................................ 528

ANEXO 5
LEGISLATIVO. 3
CURRICULUM 1
VITAE.. 6

30

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función pública. ROCCO.497 . con las formas requeridas por la ley. p. por acto de juicio. GUASP. sería posible. es una función. realizada por órganos competentes del Estado. Esa función se realiza mediante órganos competentes.497 para ello. mediante un acto específico. contenido y función de acto jurisdiccional. El orden jurídico que regula la organización estatal. Función jurisdiccional de la autoridad administrativa en materia de trabajo. se determina el derecho de las partes. I. 24. eventualmente factibles de ejecución. No se trata solamente de un conjunto de poderes o facultades sino también de un conjunto de deberes de los órganos de poder público. pero esta circunstancia no excluye que funciones jurisdiccionales puedan ser asignadas a otros órganos. Normalmente los órganos de la jurisdicción son los del Poder Judicial. el cual tendrá como objeto aquella pretensión. 24 23. en virtud de la cual. definir la jurisdicción en los siguientes términos. mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. crea los órganos adecuados para el ejercicio de cada una de las funciones públicas. Las definiciones que la conciben como una potestad. Ley N° 29. Ley N° 53 29. ante todo. La jurisdicción. con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica. La Plata.demanda el correspondiente proceso. 1952. 216. sólo señalan uno de los aspectos de la jurisdicción.23 Tomando los elementos inherentes a la forma. Derecho procesal.

Se emite en nombre de la Nación organizada como tal. que significa el derecho a conocer de un 54 Ley N° 29. Los elementos de la jurisdicción son los siguientes- NOTIO. La justicia no se emite en nombre del rey. El ejercicio de la jurisdicción surge como manifestación del interés público y general. por su propia naturaleza. a través de sus distintos órganos. Necesario es señalar que el acto jurisdiccional tiene el carácter de cosa juzgada y el acto administrativo es. la Función Ejecutiva. la palabra "jurisdicción" implica la facultad conferida a ciertos órganos del Estado (Función Jurisdiccional) para administrar justicia. que es la que ejercen las funciones ejecutiva y legislativa. revocable. por institución del orden jurídico. para denotar la que ejercen los órganos de la Función Judicial y diferenciarla de la jurisdicción administrativa y política. ni del Presidente de la República.497 . ni del pueblo. y también la Función Legislativa. De ahí que algunos autores hablan de jurisdicción judicial. las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones. ALSINA dice que la jurisdicción es la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver. como en el caso del Juicio Político. dirigido a la satisfacción de los intereses individuales y colectivos tutelados por el derecho. En derecho procesal. ejercen jurisdicción. en el Estado democrático. mediante la sentencia. La función se realiza. Esto no obstante. respectivamente. La definición de jurisdicción ha creado serios problemas a los procesalistas.

porque es un poder deber y de ahí que muchos autores prefieren tratar el concepto como "función" y no como "poder". por acto de juicio. un órgano jurisdiccional. ésto es el desarrollo de la actividad jurisdiccional según un orden establecido previamente por las normas que regulan el orden cronológico de los actos y la forma y contenido de ellos: normas del derecho Procesal Civil.497 virtud de la cual. fuerza que se puede aplicar respecto de las cosas o de las personas. En algunas leyes se utiliza la palabra "jurisdicción" para referirse a determinados órganos públicos. Un procedimiento. Para Rocco. Es decir. que implica la facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio. y. es decir el imperio o la fuerza de que se pueda hacer uso para el cumplimiento o ejecución de las resoluciones judiciales. "jurisdicción" destaca la jerarquía. se determina el derecho de las partes. En estos casos. IUDICIUM. con las formas requeridas por la Ley. con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica. los caracteres formales de la jurisdicción son^ Un órgano. que generalmente se denomina juez y forma parte de la organización judicial del estado. COERTIO.asunto en concreto. La noción de jurisdicción va más allá del poder. COUTURE trae la siguiente definición de jurisdicción: "Función Pública. en Ley N° 55 29. que es la facultad de dictar la sentencia que pone fin al litigio. particularmente a los de la Función Judicial. realizada por órganos competentes del Estado. más no la función. VOCATIO. que implica la posibilidad de usar la fuerza para el cumplimiento de las órdenes dictadas dentro del proceso. EXECUTIO. mediante decisiones .

II. Doctrina. I. 27. 561.27 Falta añadir que el órgano jurisdiccional no interviene sino en los conflictos que se le cometen. de los tribunales judiciales para actuar el derecho positivo en los casos concretos que se les presenten"26 DÍAZ la define así: La función jurisdiccional es el poder deber del Estado pacífico moderno. Tratado. A. Instituciones. Desde el punto de vista procesal sostiene CLARIÁ OLMEDO que la jurisdicción "se muestra como la actividad legalmente regulada. emanado de su soberanía. 540-541. ya que carece de iniciativa y no puede pronunciarse en abstracto- 25. 56 Ley N° 29.497 "No pueden. los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre éstos y el Estado. Jurisdicción es el poder de administrar justicia y Competencia es la esfera dentro de la cual el órgano investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso25 o. para dirimir mediante organismos adecuados. 1975-314. JORGE A. 26. con la finalidad de proteger el orden jurídico. ALSINA. la jurisdicción es la función de administrar justicia y la competencia es la aptitud para cumplir esa función en cada caso determinado. los jueces de la Corte y demás inferiores hacer declaraciones generales ni contestar consultas sobre el sentido y validez de las leyes. dicho en otros términos. pues. CLARA OLMEDO. DÍAZ. p. Jurisdicción.].con autoridad de cosa juzgada. su facultad para explicarlas o interpretarlas se ejerce sólo aplicándolas a las cuestiones que se . eventualmente factibles de ejecución. p.

eventualmente factibles de ejecución. Puede no existir. La jurisdicción penal no siempre es jurisdicción de pretensiones resistidas o insatisfechas. necesaria. Declara el derecho preexistente y crea nuevos estados jurídicos de certidumbre y de coerción inexistentes antes de la cosa juzgada. Por conflicto se entiende toda pretensión resistida a toda pretensión insatisfecha. determinada por la ley. Por controversias se entiende todas aquellas cuestiones de hecho o de derecho que. Pero el 28. PALACIO. La jurisdicción es declarativa y constitutiva a mismo tiempo. tutelando los derechos subjetivos. reclaman un pronunciamiento de los órganos del Estado.497 divorcio no puede lograrse por autotutela ni auto- composición. confiada a un poder del Estado. 332. I. Ley N° 57 29. mediante el debido proceso. . con decisiones a las que se les reconoce autoridad de cosa juzgada. no pudiendo resolverse mediante los procedimientos de auto tutela o autocomposición.suscitan o se traen ante ellos por las partes para asegurar el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones" } * La jurisdicción es la función de asegurar la justicia. Hay intervenciones jurisdiccionales necesarias. p. No toda la función jurisdiccional supone la existencia de un conflicto. por ejemplo pretensión resistida o insatisfecha en materia de divorcio. dirimiendo los conflictos y controversias de contenido jurídico. El cometido inmediato de la jurisdicción es decidir conflictos y controversias de relevancia jurídica. Derecho procesal. Es jurisdicción tuitiva.

los que merecen la tutela del Estado. Por consiguiente. La cosa juzgada es. ejercitando otro de los poderes fundamentales del Estado que es el jurisdiccional. 1 del titulo preliminar). por parte del juez. la piedra de toque del acto jurisdiccional. por tanto. distinta. puesta por el Estado legislador mediante la producción de un efecto jurídico. vinculado por la ley a un acto del órgano-juez. pues un medio de asegurar la necesaria continuidad del derecho y el derecho a su vez. El órgano estatal interviene en el momento de la aplicación de la norma. o mejor del contenido del mandato. es un medio de acceso a los valores que son.497 la función jurisdiccional. por un lado. en el caso singular. Los actos administrativos irrevisibles para la administración pueden ser siempre revisados en la verificación jurisdiccional de los actos de ella. y es precisamente 58 Ley N° 29. en este orden de elementos. por otra parte. un presupuesto necesario para el estudio del proceso jurisdiccional en general y del proceso civil en particular. de la ejecutiva o administrativa. debe ponerse en relación con la de tutela jurisdicciona/ (art. poder que es tradicionalmente referido a una función del Estado mismo. Las normas establecidas en las leyes de fondo carecerían de eficacia si al sancionarlas el Estado no crease los órganos necesarios para hacerlas efectivas cuando en los casos concretos . efecto que crea una situación por la cual se tiene la reafirmación de la norma. el juez prosigue la obra del legislador. eso si. por otro lado. El objeto propio de la jurisdicción es la cosa juzgada. Donde hay cosa juzgada hay jurisdicción y donde no hay cosa juzgada no existe función jurisdiccional. La noción de jurisdicción constituye. Este contenido no pertenece ni a la función legislativa ni a la función administrativa. Tal noción. La función jurisdiccional en su eficacia es. de la legislativa.

sino que la arbitrariedad sería la regla. y necesita delegar esas funciones en personas físicas.. lo que se designa con el nombre de administración de justicia. mediante la cual es posible saber. La función jurisdiccional comprende también la regulación de la competencia de los jueces. y en esa forma no sólo se frustraría el propósito se tuvo en cuenta a instituirlos. por su propia naturaleza. a qué tribunal corresponde el conocimiento de la litis. condiciones exigidas para desempeñar el cargo. forma de designación. los jueces acordarían o negarían su intervención. No basta. o sea el poder judicial.497 2o) determinando la competencia de los tribunales que la integran. o a la administrativa en cuanto aplica la . según los dictados de sus sentimientos. porque si se les otorgase amplia libertad. ya que. todo lo cual constituye. no puede actuar por sí mismo. sin embargo. Este primer aspecto de la función jurisdiccional comprende la determinación y número de los jueces. nombramiento de los auxiliares del tribunal. en conjunto. en presencia de un caso concreto. Importancia de la función jurisdiccional La función jurisdiccional es la que mejor define el carácter jurídico del Estado. sino que es necesario también fijar sus atribuciones y deberes. Algunos pretenden que ella puede asimilarse a la legislativa en cuanto en ausencia de una norma legal el juez crea el derecho. crear el órgano. estableciendo los límites de su acción. número de instancias.se requiriese su intervención. El Estado cumple su función jurisdiccional de tres maneras- Io) organizando la administración de justicia Ley N° 59 29. 3o) estableciendo las reglas de procedimiento a que deben sujetarse los jueces y litigantes en la substanciación de los procesos. etc.

pero las normas de derecho no son creaciones arbitrarias del legislador. esa actividad es complementaria con relación a la legislativa. desde un punto de vista integral del derecho. porque la actividad que en ella desarrolla es una 29. puede llegar a ser injusto. no es una actividad complementaria.497 emanación directa de su soberanía. La actuación de la voluntad del legislador expresada en la ley. sino una forma extrema de solución del conflicto. pero que.131. p. la cual no hace sino otorgarles el carácter de obligatoriedad de que antes carecían. el legislador no las crea. sino el producto de una evolución entra en la conciencia de los pueblos. El derecho es un estado de hecho que. Sin embargo. mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado. STAMMLER. a través del tiempo.la premisa mayor está dada por la norma. que constituye una actividad pura. es decir. dado que. Únicamente en defecto de . 60 Ley N° 29. la menor es la relación de hecho de que se trata. por su intervención. de tal manera que preexisten a la ley. se considera justo. La aplicación de la norma abstracta al caso concreto supone un juicio lógico mediante un silogismo. se hace efectiva la voluntad de legislador contenida en la norma. el Estado provee a la tutela de los intereses individuales y colectivos. sino que las consagra 29. estableciendo reglas generales de conducta para los individuos y la suya propia. el Estado obra con personalidad propia. Tratado.ley! pero con sólo enunciar sus caracteres diferenciales se pone en evidencia que se trata de una función específica. en cuyo caso el legislador modifica la norma. En cambio. en un momento determinado. en la función jurisdiccional. Mediante su actividad legislativa. la conclusión es la aplicación de la norma al caso concreto.

y que aun en su tramitación prima el principio dispositivo según el cual a las partes corresponde el impulso del procedimiento. el Estado toma a su cargo la protección del Estado. Para que la norma de derecho objetivo sea aplicada. Ley N° 61 29.medios pacíficos. el proceso civil no se inicia de oficio. mediante una sentencia a la solución de un litigio. los órganos jurisdiccionales del Estado deben ser puestos en movimiento por iniciativa privada. existen diferencias. Mientras en la autodefensa no interviene autoridad alguna y en el arbitraje las partes designan a quienes deben resolver el conflicto. La ley y el juez no actúan por sí solos. ACCIÓN 1. la composición se realiza por medio de los representantes de éste. pero sólo a requerimiento de parte. Concepto de acción Abolida la autodefensa. En derecho la palabra acción tiene varias acepciones-a) . corresponde al Estado resolver los conflictos que surgen entre los hombres.497 Entre la autodefensa unilateral (defensa del derecho por sí mismo) o consensual (liquidación de un diferendo mediante un compromiso o juicio arbitral). mediante el ejercicio de la función jurisdiccional que consiste en la decisión de los litigios aplicando el derecho objetivo a los casos particulares. cuando sé demanda la tutela del Estado. Es así que. y tratándose de litigios en que su intervención inmediata no se justifica por la naturaleza del interés lesionado. y el proceso. Este impulso que los pone en marcha es la acción.

178.defensa del derecho mediante la litis! b) complejo de actos constitutivos del juicio! c) jus quiod sibi debetur judicio persaquendi. en actitud de defensa o la forma de hacer valer tal derecho. CHIOVENDA.497 2. litigio. d) anspruch (pretensión) término empleado por el art. p. para expresar el derecho de exigir de otro que practique o deje de practicar un acto. la acción no es otra cosa que el derecho que tiene toda persona para demandar una protección judicial del Estado. situada al lado de los derechos originarios los derechos sancionadores. Instituciones. cuyo fin era . célebre jurista del siglo XIX. en su acepción procesal.30 Se toma también la palabra acción en el sentido del bien patrimonial. 62 Ley N° 29. Los códigos procesales la consideran como sinónimo de demanda. 196 del Código Civil alemán. y en la tesis de Heinnecius que se ve en ella "el medio legítimo para reclamar en juicio los derechos que nos pertenecen31". Los tratadistas de Derecho Civil entienden que la acción es el propio derecho subjetivo amenazado o violado. e) demanda o petitumi f) pretensión producida en juicio. proceso y causa. 30. Esta concepción se inspira en la definición del jurisconsulto romano Celso y de las Instituías de Gayo que consideraban la acción como el jus persequendi quod sibi debetur. La acción como derecho de materia protegida ¿Cuál es la naturaleza de la acción procesal? La teoría tradicional identifica la acción procesal con el derecho material protegido o la consideración como medio para hacerlo valer (Concepto de la acción «o de la acción-medio). BLONDEAU. Sin embargo. n° 258.

pág. Los elementos de la acción son. El contenido de tal relaciónjurídica está constituido por la separación de la violación. La violación del derecho crea una relación jurídica entre el titular y el causante de la lesión. 139. GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ. nos aparece un nuevo estado. bajo la reacción especial de su violación. Ahora bien. que origina una situación similar a la que existe entre el acreedor y el deudor. al conjunto de modificaciones operadas en el derecho por aquella causa. según SAVIGNY. "Cuando se examina el derecho. derecho de acción o acción. según Savigny. de igual manera que 31. tomo I.conseguir la efectividad de aquellos. el derecho conferido a la parte lesionada. escribe. 1948.497 las instituciones establecidas para combatirla. Curso de Direitio Processual Civil. Ley N° 63 29. es decir. Si no hay derecho no cabe violación y sin ésta el derecho no puede tomar la forma de acción. La acción era vista como derecho sancionador. se llama. y así la violación. Saravia. reobran sobre el contenido y la esencia del derecho mismo. La acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de . Sao Paolo. dos: el derecho protegido y su violación. el estado de defensa. SAVIGNY considera a la acción como un derecho que nace de la violación de un derecho material subjetivo y que persigue que el adversario haga cesar esa violación. lo designo con el nombre de derecho de acciones"32. La relación que la violación resulta.

Para ser amparada la acción debe cumplir ciertas condiciones. en otros términos un derecho a la jurisdicción. No deben ser confundidas tales condiciones con los presupuestos procesales. favorable o desfavorable. y que tiene por objeto obtener del Estado la prestación de su actividad jurisdiccional mediante una sentencia. 3. Sistema de Derecho Romano Actual. 64 Ley N° 29. los últimos. Tomo IV. Señalamos como presupuestos procesales^ la existencia de un órgano estatal investido de jurisdicción! que este órgano sea . 32. pues mientras las primeras son requisitos para la actuación de la voluntad concreta de la ley con el fin de obtener una sentencia favorable. Jimena.derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Madrid. F. y que tiene por objeto obtener del Estado la prestación de su actividad jurisdiccional mediante una sentencia. Constituye un derecho cívico inherente a todo sujeto de derecho. son elementos necesarios para que pueda ser expedida cualquier sentencia. 8. pág. 1879. según Chiovenda.497 Para ser comparada la acción debe cumplir ciertas condiciones. La acción es el derecho público subjetivo que corresponde a cualquier persona. SAVIGNY. Condiciones de acción La acción es el derecho público subjetivo que' corresponde a cualquier persona.

pues. son tres las condiciones para que sea admitida la acción. b) el interés de conseguir el bien.497 La primera condición para su ejercicio es que la pretensión del actor no esté prohibida por la ley. segundo. Ley N° 65 29. 221. inseguridad. amenaza) que perjudique al actor. es de segundo grado.. ALSINA. de un interés patrimonial o moral. tomo I. pág. identidad del actor con la persona favorecida por la ley y de el demandado con la persona obligada.a) la existencia de la voluntad de la ley que asegura al actor algún bien y obligue al demandado a una prestación. Tales calidades corresponden al interés protegido por el derecho material.objetivamente competente en la causa. No se trata. Este interés. si el actor no cuenta con otro camino más económico o más viable para hacer terminar tal situación. cit. y subjetivamente capaz de juzgarla. Así. La segunda condición de la acción es el interés para ejercitarla que ha sido definido como la necesidad en que se encuentra un individuo para defender su derecho amenazado o violado por otro. diferente de interés de primer grado que constituye un elemento del derecho protegido. Se trata simplemente de la necesidad de la . Ob. es decir. Existe interés para actuar cuando hay una situación de hecho (violación.33 33. de naturaleza procesal. no puede accionarse con el objeto de hacer efectiva una deuda de juego porque el juez no tiene posibilidad de pronunciar la decisión pretendida por el actor. por ejemplo. Según la doctrina. y que ambas partes gocen de capacidad procesal. como lo denomina la doctrina de la acción como derecho abstracto. y c) calidad.

En las acciones declarativas. Cuando no existe tal necesidad no existe tampoco interés alguno para actuar. El interés para obrar debe ser actual y directo. es condición de éstas. la necesidad de esclarecer la existencia o inexistencia de una relación o la autenticidad o falsedad de un documento. Debe ser actual porque debe basarse en la existencia de una situación producida por un hecho contrario al derecho.intervención judicial con el objeto de evitar un perjuicio del actor. .

como un atributo de su personalidad. o para que decir con palabras de Chiovenda. es decir. por Ley N° 67 29. propio del actor o de su representado. Un menor puede ser titular de un derecho pero en cambio carece de capacidad procesal. el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho. de lo contrario el afectado con dicho ejercicio puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido. sancionándose así a la mala fe en el proceso. Tiene en este aspecto un carácter rigurosamente privado. de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. o que le asigna carácter público. La tercera condición de la acción es la calidad para orar (legitimatio ad causan). La acción es. Esta condición exige que el autor posea un título que habilite para seguir el proceso y que el demandado sea la persona obligada. Pero al mismo tiempo. costos y multas del proceso.497 También el interés debe ser directo. ya que.497 . que el actor sea la persona a quien la ley favorece y el demando la persona a quien es contraria a la voluntad de la ley. Este poder jurídico compete al individuo en cuanto tal. La calidad para obrar debe distinguirse de la capacidad procesal (Legitimatio ad procesum). se realiza efectivamente el derecho. Mediante la acción se cumple la jurisdicción.66 Ley N° 29. vale decir. El ejercicio del derecho de acción debe ser regular y sin arbitrariedades. en la efectividad de ese ejercicio está interesada a comunidad. además exigir el pago por el litigante malicioso de las costas.

siempre por la ley. este poder de iniciativa corresponde a otros sujetos que se encuentran en relación particular con la situación misma. De acción en sentido procesal se puede hablar. COUTURE. b) Como sinónimo de pretensión. o se hace valer la "exceptio sine actione agit".. la iniciativa de dicho proceso corresponde. lo que significa que el acto carece de un derecho efectivo que el juicio deba tutelar. como regla general. en algunos casos. este sujeto es aquel que afirma ser titular de una situación jurídicamente relevante que afirma estar necesitada de tutela. en doctrina y en legislación. 68 Ley N° 29.497 . es el sentido que tiene el vocablo cuando se dice "el actor carece de acción". en tres acepciones distintas' a) Como sinónimo de derechos. por eso. Fundamentos del derecho procesal civil. se halla recogido con frecuencia en los textos legislativos del siglo XIX que mantienen su vigencia aun en nuestros 34. el Ministerio Público. es éste el sentido más usual del vocablo. la jurisdicción no actúa sin a iniciativa individual: nemo judex sirte adore. expresamente previstos por la ley. 3a ed. sólo por quien pide al juez la tutela de un derecho propio. De ordinario. al sujeto que pide la intervención de juez para obtener la tutela a la que aspira. a un órgano portador de un interés público. cuando menos.34 El proceso se puede iniciar. en otras hipótesis todavía dicho poder de iniciativa es reconocido.tradicional principio que rige en materia civil. (postuma) 1993.

con pretensión o sin ella. 79. de "acción civil y acción penal". p. como poder jurídico de acudir a la jurisdicción. pues todo individuo tiene ese poder jurídico. decir. En cierto modo. entonces. El hecho de que esta pretensión sea fundada o infundada no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar! pueden promover sus acciones en justicia aun aquellos que erróneamente se consideran asistidos de razón. La acción en el derecho español. La acción. y en nombre del cual le es posible acudir ante los jueces en demanda de amparo a su pretensión. como pretensión. de "acción triunfante y acción desechada"35 En estos vocablos. p.36 Se entiende. existe siempre: con derecho (material) o sin él." se habla. PRIETO CASTRO. 36. Es. Ley N° 69 29. entonces. 1949. de un poder jurídico que tiene todo individuo como tal. Proceso y forma. sino su poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales. Santiago de Compostela.días! se habla. esta acepción de la acción. c) Como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción. el lenguaje habitual del foro y de la escuela en muchos países. 109. LOIS ESTÉVEZ. El poder de accionar es un poder jurídico de todo . 1947.497 concreta. por acción no al derecho material del actor ni su pretensión a que ese derecho sea tuteado por la jurisdicción. la acción es la pretensión de que se tiene un derecho válido y en nombre del cual promueve a demarida respectiva. etc. de "acción real y acción personal". aun antes de que nazca su pretensión 35. se proyecta sobre la de demanda en sentido sustancial y se podría utilizar indistintamente diciendo "demanda fundada e infundada" "demanda (de tutela) de un derecho real o personal".

70 Ley N° 29. para pedirles su ingerencia cuando la considera procedente. Si la acción y el derecho a demandar son dos poderes jurídicos diferentes. la 37. cit. aquel que no se halla efectivamente en estado de necesidad o aquel cuyo crédito ya se ha extinguido porque el pago hecho al mandatario era válido. Es frecuente el equívoco de la acción con el llamado derecho a demandar.. confunda aquélla. ej. con el derecho de demandar. la reivindicación) y el derecho a demandar enjuicio (p. tiene el derecho de recibir asistencia del Estado en. La doctrina que configura la acción como un derecho genérico de obrar..37 El derecho a demandar (rectius: el derecho a promover y llevar adelante el proceso) es. como cuando la invoca y pretende ser amparado por el Estado. la facultad de interponer la demanda reivindicatoría). la propiedad). existe aun cuando no se ejerza efectivamente.individuo en cuanto tal. tiene también derecho de acudir a los órganos de la jurisdicción. Esa facultad es independiente de su ejercicio. la acción (p. ej. Todo sujeto de derecho tiene. p. que es un derecho diferente. Ob. Conviene no dejar en pie este argumento. 73. la acción...497 acción. en cuanto tal. entonces tendríamos tres órbitas del derecho^ lo que llamamos derecho material (p. junto con sus . COUTURE. como tal. justamente. caso de necesidad. hasta puede ejercerse sin razón. ej. De la misma manera que todo individuo.

38. 38. aparece la de conflicto de intereses" Z9 Este conflicto calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro se denomina litigio. FRANCESCO CARNELUTTI. En tanto que las necesidades del hombre son limitadas y los bienes aptos para satisfacerlas. Ob. 38 En la sociedad humana se producen con frecuencia conflictos de intereses que el derecho está llamado a componer o arreglar a fin de restablecer la paz por medio de la justicia.derechos que llamamos. p.497 Algunos tratadistas consideran dos posturas conceptuales básicas en torno a la noción de proceso. 74. por comodidad de expresión. cit. expresa Carnelutti. 16. aunque se dan procesos sin litigio (jurisdicción voluntaria) y litigio sin proceso (arreglo o transacción). Mientras la . y ésta no es sino el ejercicio de aquélla. la propiedad). p. son limitados. sobre los que recaen los intereses. Buenos Aires. La acción civil se hace efectiva mediante una demanda en sentido formal. traducción española de NICETO ALCALÁ . La institución jurídica que tiene como finalidad componer o arreglar y prevenir los litigios y resolver cualquier incertidumbre que pueda causarlos. Denominamos acción a este poder jurídico. ya que el proceso civil se halla regido por la máxima nemo judex sine adore. Argentina. y el derecho de demandar no es sino el ejercicio concreto del derecho de acudir a la jurisdicción. Sistema de Derecho Procesal.ZAMORA CASTILLO y SANTIAGO SENTÍS MELENDO.. "como relativa a la noción de interés y de bien. Ley N° 71 29.. su poder jurídico de acudir a la jurisdicción. materiales o sustanciales (en el ejemplo. es el proceso.COUTURE.una de orientación material y otra de orientación formal.

El proceso reconoce una base social constituida por conflictos humanos inter-subjetivos que exigen solución mediante la actuación del derecho. Instituto de Estudios Políticos. Mediante la acción se cumple la jurisdicción. sólo por quien pide al juez la tutela de un derecho propio. 1962. ya que. Fundamentos del derecho procesal civil. Pero al mismo tiempo. Tiene en este aspecto un carácter rigurosamente privado. Madrid. 72 Ley N° 29. (postuma) 1993. que sufriría si no se diera regulación al conflicto y de la justicia que asimismo sufriría si se le diera una regulación arbitraria40la segunda considera el proceso como un medio que tiene por objeto la puesta en práctica del derecho..primera parte de la vida socio-humana. Este poder jurídico compete al individuo en cuanto tal. o que le asigna carácter público.497 El proceso se puede iniciar. al sujeto que pide la intervención de juez para obtener la tutela a la que aspira. por el tradicional principio que rige en materia civil. en la efectividad de ese ejercicio está interesada a comunidad. en la que se originan roces y colisiones. 3aed. Derecho Procesal Civil. vale decir.COUTURE. la jurisdicción no actúa sin la iniciativa individuad nemo judex sine actor e. JAIME GUASP. la iniciativa de dicho proceso corresponde. La acción es. No se justifica considerar separadamente tales posiciones. de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. por eso. pág.*x 40. 13. De . el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho. que deben normarse por el derecho en defensa de la paz. como regla general. se realiza efectivamente el derecho. 41 . como un atributo de su personalidad.

en algunos casos. en otras hipótesis todavía dicho poder de iniciativa es reconocido. es éste el sentido más usual del vocablo. cuando menos. en tres acepciones distintas: a) Como sinónimo de derechos. Santiago de Compostela. el Ministerio Público. De acción en sentido procesal se puede hablar. como pretensión. a un órgano portador de un interés público. 42En estos vocablos. . se halla recogido con frecuencia en los textos legislativos del siglo XIX que mantienen su vigencia aun en nuestros días. etc. de "acción civil y acción penal". se proyecta sobre la de demanda en sentido sustancial y se podría utilizar indistintamente diciendo "demanda fundada e infundada". En cierto modo. lo que significa que el acto carece de un derecho efectivo que el juicio deba tutelar. 1947. "demanda (de tutela) de un derecho real o personal". esta 42. b) Como sinónimo de pretensión. 109 Ley N° 73 29. es el sentido que tiene el vocablo cuando se dice "el actor carece de acción". de "acción real y acción personal". en doctrina y en legislación.497 acepción de la acción. se habla. LOIS ESTÉ VEZ. este poder de iniciativa corresponde a otros sujetos que se encuentran en relación particular con la situación misma. Proceso y forma. entonces. p.ordinario. de "acción triunfante y acción desechada". expresamente previstos por la ley. la acción es la pretensión de que se tiene un derecho válido y en nombre del cual promueve a demanda respectiva. o se hace valer la "exceptio sine actione agit". este sujeto es aquel que afirma ser titular de una situación jurídicamente relevante que afirma estar necesitada de tutela. siempre por la ley.

p. para pedirles su ingerencia cuando la considera procedente. 79. La acción en el derecho español. se habla.497 órganos de la jurisdicción. existe aun cuando no se ejerza efectivamente. y en nombre del cual le es posible acudir ante los jueces en demanda de amparo a su pretensión. Esa facultad es independiente de su ejercicio! hasta puede ejercerse sin razón. De la misma manera que todo individuo. sino su poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales.43 Se entiende. entonces. como cuando la invoca . con pretensión o sin ella. La acción. decir.con derecho (material) o sin él. el lenguaje habitual del foro y de la escuela en muchos países. aun antes de que nazca su pretensión concreta. tiene también derecho de acudir a los 43. en cuanto tal. tiene el derecho de recibir asistencia del Estado en caso de necesidad. c) Como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción. existe siempre. de un poder jurídico que tiene todo individuo como tal. pues todo individuo tiene ese poder jurídico. El poder de accionar es un poder jurídico de todo individuo en cuanto tal. 74 Ley N° 29. por acción no al derecho material del actor ni su pretensión a que ese derecho sea tuteado por la jurisdicción. pueden promover sus acciones en justicia aun aquellos que erróneamente se consideran asistidos de razón. 1949. El hecho de que esta pretensión sea fundada o infundada no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar.Es. como poder jurídico de acudir a la jurisdicción. PRIETO CASTRO.

Si la acción y el derecho a demandar son dos poderes jurídicos diferentes. 73. construida como un en tertium.. la acción. su poder jurídico de acudir a la jurisdicción. materiales o sustanciales (en el ejemplo. 45 El poder de acción. entonces tendríamos tres órbitas del derecho-lo que llamamos derecho material (p. La doctrina que configura la acción como un derecho genérico de obrar. por comodidad de expresión. . como tal. 44 El derecho a demandar (rectius: el derecho a promover y llevar adelante el proceso) es.497 regido por la máxima nemo judex sine actore. Todo sujeto de derecho tiene.. ej. COUTURE. ya que el proceso civil se halla 44. confunda aquélla. La acción civil se hace efectiva mediante una demanda en sentido formal. la acción. Es frecuente el equívoco de la acción con el llamado derecho a demandar. junto con sus derechos que llamamos. nada tiene que hacer con el concepto de pretensión. Ob. la acción (p. con el derecho de demandar.y pretende ser amparado por el Estado. que es un derecho diferente. p. Ley N° 75 29.. aquel que no se halla efectivamente en estado de necesidad o aquel cuyo crédito ya se ha extinguido porque el pago hecho al mandatario era válido. ej. justamente. Conviene no dejar en pie este argumento. la reivindicación) y el derecho a demandar enjuicio (p. cit. y el derecho de demandar no es sino el ejercicio concreto del derecho de acudir a la jurisdicción. la propiedad). y ésta no es sino el ejercicio de aquélla. ej. la facultad de interponer la demanda reivindicatoría). Denominamos acción a este poder jurídico. la propiedad).

con la presentación de la demanda. y el proceso civil. el pretender como actividad asertoria en el proceso. puesta como base "de una pretensión " y por consiguiente. 76 Ley N° 29. y después pasar a examinar si existen los segundos que podrían ser definidos . indicados comúnmente como presupuestos procesales. poder que se ejercita. en un poder (de acción) dirigido a hacer valer en juicio un derecho. La afirmación enjuicio de una determinada situación de hecho a la cual la norma vincularía determinadas consecuencias. En efecto. si no se vincula precisamente el ejercicio de un poder procesal. en la cual se perfila una valoración acerca de la existencia o el modo de ser de un derecho. La capacidad genérica de valerse del servicio público de la justicia se especifica.entre el derecho sustancial. de la petición de tutela jurisdiccional que el sujeto formula al juez. COUTURE. ob. el juez debe comprobar ante todo los primeros. el juez puede (juzgar. La acción. no adquiere autonomía jurídica. la acción. esto es. de la cual constituye el elemento. 74. cit. capaz de conducir a una providencia de mérito (sobre la tutela requerida) está subordinada a la existencia de determinados requisitos. decidir en cuanto al fondo de la demanda sólo si existen algunos presupuestos que se refieren respectivamente: a) a la regular institución del proceso concreto. como poder procesal.497 constitutivos del poder de acción. p. ante todo. en sentido estricto. Lógicamente. Los presupuestos del poder de acción. hecho valer en juicio.. cuyo ejercicio es idóneo para dar inicio a un proceso. y b) a la existencia de los elementos 45.

A entes a la regular constitución del proceso. de carácter general (otros. por consiguiente. por un criterio Ley N° 77 29. a falta de tal presupuesto. en efecto. La providencia. también procesal. por parte del juez. c) realizabilidad de la tutela jurídica requerida y que la demanda tenga por objeto una forma de tutela prevista en nuestro ordenamiento respecto de la pretensión . idóneo para hacer concreto el deber del juez de pronunciarse en cuanto al fondo de la demanda. del derecho afirmado. El juez tiene. A) Son presupuestos procesales. se diferencia. El juez no puede descender al fondo de la demanda si ésta es presentada por quien ó bien contra quien no es capaz de obrar en el proceso. de aquel requisito de la existencia del derecho hecho valer que es requerido por quien contempla en la acción un poder.497 de economía procesal. pueden ser requeridos por la ley respecto a determinados procesos particulares y serán examinados en relación a cada uno de ellos)' a) La constitución regular del contradictorio. En el proceso civil es imprescindible exigencia de justicia que la demanda sea llevada a conocimiento del adversario para asegurar la igualdad potencial de las partes ante el juezí b) La capacidad de obrar enjuicio. asumida aquí en un significado diferente) comb "condiciones" de la acción. el poder de llamar a las partes para hacerles corregir los eventuales defectos. La existencia de ambas categorías de requisitos para que tenga un poder de acción. sin embargo. pero cuya existencia está subordinada precisamente a la constatación.(usando una vieja locución. atinentes a la capacidad. o un derecho. sería inutili ter datum.

La demanda será presentada al juez por quien se encuentra. en relación a la pretensión hecha valer. De ordinario. a los sujetos activos y pasivos. El requisito de la legitimación establece. ya sea a favor de los sujetos privados o bien del Ministerio Público. respectivamente. puestos en situación de serlo. titulares de intereses diversamente vinculados con el interés principal. por tanto. La legitimación. en una cierta posición (legítimamente activa) y contra quien. siempre en relación al efecto mismo.46 sujetos. al objeto de integrar o bien de sustituir la iniciativa de titular de este último. bien entendido en las hipótesis previstas por la ley. respecto de efecto jurídico requerido. estar presentes o. por consiguiente. Esta ampliación de la esfera de los legitimados puede ocurrir. cuya comprobación positiva es necesaria para que el juez entre al fondo de la demanda. debe ser llamado enjuicio (legítimamente pasiva). la titularidad del poder de acción. debe referirse a la actividad asertoria de quien pide en el proceso y de quien resiste a la petición ajena. en tutela de intereses públicos o privados de los que no son portadores solamente los titulares de las . la legitimación corresponde a quien afirma ser titular del derecho subjetivo y. En el proceso deben.afirmada.de la situación material objeto de la tutela pedida al juez. puede extenderse por la ley a 78 Ley N° 29. por regla general. todos los sujetos. Legitimación que si corresponde. respecto de los cuales la providencia jurisdiccional está destinada a producir los propios efectos. B) Son condiciones de la acción los siguientes presupuestos.497 otros. en general. en efecto. sujeto de la situación sustancial pasiva. cuando el proceso haya sido válidamente instaurado: a) legitimación para obrar y para contradecir (la denominada legitimatio ad causam).

Ob. según criterios que serán examinados en su lugar. puedan ser útilmente los destinatarios de los efectos del proceso. Ob. sino respecto de varios sujetos (el denominado litis consorcio necesario. cit. de la tutela realizada a través del proceso. es exclusivamente procesal. cit. CARNELUTTI. en relación a la providencia pedida. y por consiguiente de la tutela jurisdiccional. p. Pero el determinar quién es titular del derecho y quien está obligado constituye contenido de la providencia de fondo y objeto. en cambio.47 De todo lo que precede resulta que la legitimación para obrar y para contradecir no debe confundirse con la titularidad del derecho o la referibilidad de la situación pasiva a un sujeto. éstas serán el contenido del pronunciamiento de fondo. El poder jurisdiccional correspondiente a los jueces se reparte." b) competencia del juez. por 46. 47. La función de la legitimación. CARNELUTTI.situaciones jurídicas que se afirman necesitadas de tutela. 24. p. Ley N° 79 29. entre jueces ordinarios pertenecientes al orden judicial. y en otros casos finalmente el juez tiene el poder que le ha conferido por la ley de hacer necesaria la participación en el proceso de otros sujetos.el proceso debe desarrollarse respecto de sujetos los cuales. 23. c) interés en obrar. En otros casos todavía el juez no puede válidamente pronunciar en cuanto al fondo de una determinada demanda.497 consiguiente. Es un requisito "para proponer una demanda o para oponerse a la misma" establece la .

pues. definido como "interés en accionar". Como condición de la acción. que tal petición lo sea en relación a una demanda en base de la cual se perfila una pretensión. entendido como aquella situación de insatisfacción en que un sujeto puede llegar a encontrarse si no recurre al juez. es planteada (unilateralmente) una situación de hecho que -siempre en abstracto y. el interés en obrar (o accionar) (si no se quiere hacer de él la quinta rueda del carro. pidiendo un . precisando el contenido de la pretensión formulada.podrá ser referida a la norma de la cual deriva la concesión de la tutela invocada.existencia en la parte de un "interés". en general. es necesario.497 tradicional del interés en accionar. por tanto. a la concesión del cual está dirigida la providencia del juez. Con estas premisas se puede acoger la definición 80 Ley N° 29. También si quien pide al juez una providencia. en cuanto sólo la obra de este último puede satisfacer dicho interés. para la hipótesis de que siga la demostración al juez del fundamento de dicha demanda. esto es. hacer desaparecer la insatisfacción misma. Pero es de advertir que la situación psicológica en que el sujeto puede encontrarse adquiere relieve y significado jurídico solamente en cuanto él plantea. como agudamente se ha definido) debe referirse a la actividad asertoria de quien pide al juez una forma de tutela jurídica. esto es. interés que es distinto del interés que constituye el contenido del derecho subjetivo o. subsumible bajo una norma jurídica y con la petición de un remedio. con la afirmación (unilateral) de una situación de hecho. el objeto de la situación tutelada por la provindencia del juez en la actuación del derecho objetivo. demanda un tipo de remedio jurisdiccional en abstracto admitido por nuestro ordenamiento.

Y la defensa es.497 Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. de quienes llamado enjuicio por otro. para obtener el rechazamiento de la demanda. El principio de contradicción. inspirado en la inviolabilidad de la defensa enjuicio de la persona y de. es el que exige la oportunidad de que ambas partes sean oídas y tengan ocasión de agotar la defensa de sus pretensiones. de todas maneras. según las normas objetivas para hacerla reconocer. los derechos. El interés de adversario. Ley N° 81 29. La defensa en juicio debe ajustarse a las leyes procesales que pueden establecer el número de las instancias. establecer las formas de las notificaciones. el emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción. He aquí por qué el interés en accionar parece adquiera un particular significado en aquellos casos en los que se identifican con mayor dificultad los elementos constitutivos de la situación legitimante de la concesión de ciertos tipos de tutela jurisdiccional. una situación de hecho idónea en abstracto. la oportunidad en que se deben formular las pretensiones o hacer valer las defensas o excepciones.48 . aquel interés surge por el solo hecho de haber sido llamado a juicio y deberse defender. Garantía de la Defensa Intimamente vinculada a la garantía del debido proceso está la garantía de la defensa enjuicio. en efecto. no puede ser construido simétricamente al interés en accionar. necesaria por el solo hecho de la proposición de la demanda. el patrocinio letrado obligatorio. etcétera.cierto tipo de tutela. momento y condiciones en que deben rendirse las pruebas.

61. Conforme a este principio. 46. p. PALACIO. MILLAR. p. Este principio consiste en que. 49. o.. 1. La doctrina italiana la llama principio de igualdad49. o de contradicción50. Derecho Procesal 1. CARNELUTTI. con una ampliación de su contenido. 42. "nivelación social del proceso"51 en las doctrinas alemana y angloamericana.Principio de igualdad El principio de igualdad domina el proceso. Las aplicaciones más importantes de este principio son las siguientes^ . L'interpretazione delle leggi processuali. 269. Instituciones. Ese principio es. toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso. debe ser comunicada a la parte contraria para que pueda 48. una manifestación particular del principio de igualdad de los individuos ante la ley. p. Oír a la otra parte es la expresión de lo que se denomina bilateralidad de la audiencia. El juez romano. II. Principios. p. 2. Su fórmula se resume en el precepto ya mencionado audiatur altera pars (óigase a la otra parte). en el proceso del primer período. Sistema. eljuez no procede de plano sino en aquellas situaciones en que la ley la autoriza expresamente. 51. salvo situaciones excepcionales establecidas en la ley. carecía en absoluto de autoridad para condenar a una ausente! fueron soluciones posteriores que le dieron esa autoridad. a su vez. cap. 82 Ley N° 29. n° 31. t. A. ROCCO. 50. CALAMANDREI. t. cit.497 ésta prestar a ella su consentimiento o formular su oposición.

la garantía de "su día ante el tribunal". ya sea durante la prueba. las situaciones que se deciden sin ingerencia previa de la parte contraria. iv) Las pruebas deben ser comunicadas al adversario para que tenga conocimiento de ellas antes de su producción. v) Toda prueba puede ser fiscalizada por el adversario durante la producción e impugnada después de su producción. salvo disposición en contrario. son muy limitadas en comparación con la magnitud del principio. iii) Comunicada la demanda se otorga a demandado un plazo razonable para comparecer y defenderse. Las excepciones a este principio.497 vii) Ambas partes tienen iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusión o alegatos y de impugnar mediante recursos las resoluciones que les sean adversas. Así. el principio' de igualdad surge de una repetición obstinada y constante. debe sustanciarse con audiencia de adversario. vale decir. i) La demanda debe ser necesariamente comunicada al demandado! ii) La comunicación debe hacerse con las formas requeridas en la ley bajo pena de nulidad. Ley N° 83 29. la doctrina denomina a esta circunstancia. por ejemplo- . Como se advierte por esta enumeración. ya sea durante el debate. vi) toda petición incidental que se formule. todo quebrantamiento en las formas del emplazamiento entraña el riesgo de que el demandado no haya sido efectivamente enterado de la demanda. advertida a lo largo de todo el proceso de las soluciones de equiparación.

sino de que se conceda a un litigante lo que se niega a otro. cuando el Derecho Procesal regula el ejercicio de la función jurisdiccional consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. a través de la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por medio de jueces y tribunales juridisccionales especiales. se está primando el sistema de . En consecuencia. el Derecho Procesal aparece regulando jurídicamente el ejercicio de la función jurisdiccional y desde esa perspectiva se sitúa no tan sólo como un mero instrumento jurisdiccional atemporal. salvo impugnación posterior. b) Los recursos de menor importancia (reposición. La conceptualización Se define la jurisdicción como potestad. se dictan sin comunicación previa a la parte contra la cual se dictan. el ejercicio de éste se concreta funcionalmente. Por tanto. en orden a lograr la tutela Judicial efectiva y básicamente ordenado a alcanzar un enjuiciamiento en justicia a través del debido proceso. sino ante todo como un sistema de garantía. no constituyen violaciones legales del principio constitucional de igualdad ante la ley. o viceversa. El quebrantamiento existiría cuando al actor se le permitiera alegar.a) Las providencias cautelares o de garantía. Una resolución declarada inapelable para las dos partes o una prueba denegada a ambas partes. etc. Cabe aclarar que el quebrantamiento de este principio no pro-viene de que se dicten resoluciones sin oír a la parte contraria. probar o impugnar o que estuviera prohibido al demandado.497 LA JURISDICCIÓN 1. 84 Ley N° 29. apelación en asuntos inferiores a determinada suma) se conceden o niegan sin sustanciación alguna.

adjetivo y atemporal y por ello alejado del tipo de garantismo que postulo. al que impropiamente se le ha denominado "históricamente" como Procedimiento desconociéndose que el ejercicio de juzgar y ejecutar lo juzgado implica una consideración sustantiva de la jurisdicción laboral que sólo puede proyectarse a través del proceso y precisamente el jurisdiccional y no mediante el procedimiento de contenido.497 jurisdiccional.garantías que contiene. así como las que poseen proyección . fundamentalmente. por lo demás. en cambio. esto es. la actuación del ordenamiento jurídico. Este garantismo procesal implica. ya sea civil o laboral o en fin del contencioso- adminsitrativo. Por ello no cabe duda que ante todo el Derecho Procesal implica básicamente un sistema de garantías Constitucionales que se proyecta a través del llamado proceso jurisdiccional también en el ámbito laboral. haga posible. como una realidad de carácter eminentemente sustantivo y por ello no exclusivamente instrumental y atemporal. la aplicación -a través de su normativa específica y procesal del ordenamiento jurídico. Si así se contemplara el Derecho Procesal se antepondría en su estudio su finalidad práctica. no siendo afortunado señalar que el Derecho Procesal contempla. la conceptuación del proceso en general y del laboral en particular. estrictamente formal. en todo momento o hipótesis. consistente en hacer posible la función jurisdiccional a través de un sistema de garantías procesales que con independencia de la finalidad que se persiga con el mismo. pasando a un lugar secundario su más importante y primario contenido sustantivo como ordenamiento jurídico. la tutela judicial efectiva a través del derecho al debido proceso de la función Ley N° 85 29. que supone la puesta en practica de las garantías se establecen.

posibilitando la tutela judicial efectiva. Edit.Fase de alegaciones finales. LORCA NAVARRETE. no cabe duda que el ámbito jurisdiccional laboral. . originan un modelo de procedimiento sumamente 52. En base a este planteamiento. en cambio. se hallan comprendidos en determinadas fases o períodos tipos a los diversos procesos jurisdiccionales. a su vez. a través de una serie de actos continuados en el tiempo que. sino que en otras ocasiones apuesta por la oralidad con el fin.Fase de sentencia. Comentarios a la Ley de procedimientos laboral.Fase de prueba. Tales fases o períodos. en orden a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el marco de un enjuiciamiento en justicia. Madrid. no siempre la Ley procesal sigue ese modelo estancado (compartimentos estancos) con basé fundamentalmente en la escritura. 1993. ANTONIO Ma. 40. como sucede aún con el proceso civil en el que pueden hallarse las siguientes fases- . 86 Ley N° 29.52 El proceso jurisdiccional hace posible la actuación de la función jurisdiccional que implica el estudio del Derecho Procesal.497 irracional. . y otros. en la medida en que compartimentan el proceso. Dykinson. en todo caso -sea o no acertado el modelo jurisdiccional-. . de lograr un sistema de garantías para los sujetos que intervienen en el mismo. quizá sea en la actualidad el más acorde con el sistema de .Fase de alegaciones iniciales.constitucional a través de una postura garantista plenamente comprometida con la realidad constitucional de aquí y ahora. Pero.

LORCA NAVARRETE. p.41. en sentido de que la propia independencia del órgano jurisdiccional es preciso ir a buscarla en su único sometimiento al imperio de la Ley (principio de legalidad). fundamentalmente el trabajador.53 En una futura reforma procesal laboral debieran tenerse muy en cuenta las garantías de celeridad y economía procesal.la "independencia" de los Jueces y Magistrados. Por tanto. 88 Ley N° 29. el "Juez legal o natural" y el "Juez técnico de carrera. La independencia predicada de los integrantes del Poder Judicial Como garantía que la hace posible. un proceso jurisdiccional laboral más atento al respeto de las garantías procesales de una de sus partes. que oferta el proceso laboral en orden a su posible aplicación al proceso civil en la actualidad tan lento y costoso.garantías que establece la Constitución y desde esa perspectiva se encuentra básicamente despojado de un procedimentalismo inútil y reiterativo. ya que a través de la asunción de la oralidad como pauta de procedimiento es 53. que a su vez se encuentra garantizada por la propia Constitución. como valedora del ordenamiento . integrantes del Poder Judicial. es evidente que el Juez o Magistrado debe encontrarse sometido a la Ley. Ob. base última de su propia independencia. cit. Resulta así que los Jueces y Tribunales para ser independientes se encontraran sometidos a la Ley y deberán aplicar ésta con arreglo a los principios y preceptos constitucionales .497 principios son. a sensu contrario.. Esta. aparece el principio de legalidad. que postula.

. pues en último término lo impide el respeto y el único sometimiento a la Ley misma. los Jueces y Magistrados no aplicarán los reglamentos contrarios a la Ley o al principio de jerarquía normativa. obliga al órgano jurisdiccional en su sometimiento a la Ley a examinar la constitudonalidad misma de la norma y a plantear la cuestión de inconstitucionalidad. En definitiva. Pero a los Tribunales les está vedado modificar las leyes por tratarse de una competencia constitucionalmente reservada al Poder Legislativo. que el órgano jurisdiccional primará su independencia mediante el sometimiento en primer lugar a la Ley de leyes: la Constitución.jurídico en su conjunto. pues. Después y como una expresión más de su independencia mediante su igual sometimiento a la Ley.

cit. Principios que informan la jurisdicción Los principios que informan a la jurisdicción ™*o •■ LORCA NAVARRETE. No obstante. elLconSento Ísfo masartíaS "° d6SCarta k ^Portante Wtónt las lormas pero siempre que se trate de alcanzar mediante ellas una finahdad puramente instrumental abocada ál ogro del garantismo sustantivo a aue t¿Z jurisdiccional sirve y esta afírmadónes^n ma SsT en el ámbito jurisdiccional laboral ya que eTla^í Í pTpuVna'r3 "tela ^ ^ * »" ^TbeS 2. . Ob. inmediación y pubS ad de las actuaciones judiciales.42.497 posible acceder a garantías básicas para el justicial» como son la concentración. Ley N° 29.. p.

56. la independencia del órgano jurisdiccional fecundamente garantizada mediante su único sometimiento a la Ley.. .Ley N° 29. según el mismo todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley. p. cit."el Juez es independiente porque asume la responsabilidad de sus actos y es responsable por ser independiente y para que su independencia no degenere en arbitrariedad". 58.497 89 Pero no sólo el principio de legalidad va a informar la organización judicial laboral. 55 En fin y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional constitucional. que deben concebirse como formando una inescindible. Ob. Ob.. 56 y 57. cit. p. hará posible que los Jueces y Magistrados sean "inamovibles". sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan. Luego ya y en última conexión que la independencia. los Jueces y Magistrados son independientes respecto de todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial y no podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial. LORCA NAVARRETE. se encuentra la "responsabilidad" de Jueces y Magistrados.56 Juez legal o natural El segundo principio es el del juez legal o natural. Muy por el contrario. LORCA NAVARRETE. 55. porque independencia y responsabilidad son dos cualidades el.

El órgano invertido de jurisdicción es un técnico que basa su actividad en el conocimiento del derecho (iura novit curia). el Juez Ordinario determinado ley y que. teniendo los Jueces y Tribunales el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan y no sólo el órgano jurisdiccional es un técnico en Derecho. En este punto el Derecho Procesal Orgánico es especialmente celoso con esta institución. la Jurisdicción es exigencia requerida para que el órgano - Ley N° 91 29.497 . ejerce la jurisdicción ordinaria. El Juez debe conocer el Derecho. Por tal razón es un Juez de Carrera.90 Ley N° 29. Conclusión Como el primero de los presupuestos procesales. según la cual ningún ciudadano podía ser sustraído de los Jueces designados por la Ley para ser sometido a una comisión o a otros organismos de atribuciones distintas a las determinadas por la Ley".497 El Juez legal o natural es. es asimismo. pues ella misma constituye la base de la actual organización judicial laboral formada por Jueces naturales u ordinarios predeterminados por la Ley que ejercen la jurisdicción ordinaria. de la Carrera Judicial o perteneciente a ella. Juez Técnico El tercer principio es del juez técnico. pues. El origen de este principio debemos buscado en el artículo 4 de la Constitución francesa de 3 de septiembre de 1791. por consiguiente. sino que además conforma propiamente la Carrera Judicial. cosustancial para comprender la función jurisdiccional y dar contenido al derecho procesal orgánico.

497 riamente ejercen Jueces y Tribunales. Tales Jueces- (órganos unipersonales) y Tribunales (órganos pluri- personales) son los establecidos de ordinario por la Ley y a ellos les corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional constitucional. que por tal razón es un "proceso jurisdiccional". la resolución que dicten.por estar investido de una jurisdicción constitucional-pueda administrar justicia.la potestad de aplicar las leyes juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales-establecidos por la Ley y en los Tratados internacionales. lo que se conoce como "Juez legal o natural". por tanto. los órganos investidos de jurisdicción que de ordinario se encuentran establecidos por la Ley ordinaria y por tal razón son los órganos depositarios de la "Jurisdicción ordinaria o natural". Jurisdicción y proceso son conceptos tan íntimamente ligados que la genuina y verdadera manifestación de la actividad jurisdiccional es la que se realiza mediante el proceso. un dato más. en fin. como -actividad jurisdiccional. están desprovistos de validez."Pues bien. también de ordinario establecidos por la Ley. los actos que realicen dentro de aquella esfera de atribuciones y." Puede constituir. "Si la persona o el órgano están desprovistos de jurisdicción. sino radicalmente nulo. Indicar.y su estudio. además. por lo tanto. Esta jurisdicción es de consumo la que ordina- 92 Ley N° 29. Por tanto. No es que el acto sea anulable. pues cada justiciable . un delito. existe el proceso que es básicamente de la función jurisdiccional porque la jurisdicción es el primero y principal requisito para que aquél pueda iniciarse y desenvolverse de manera regular y pacífica hasta el cumplimiento de sus fines. no es baldío centrar la atención en el proceso de la función jurisdiccional -no otro tipo de proceso.único cauce legal para la actuación de la jurisdicción. Estos Jueces representan. pues. Son.

su ordenación ha sido el resultado de una determinada trayectoria histórica y de investigación doctrinal.57 £1 proceso jurisdiccional como sistema de garantías El proceso jurisdiccional como sistema de garantías se manifiesta también en el ámbito jurisdiccional laboral. se sustentó en la convicción de que entre las partes intervinientes en el proceso existían derechos y . Ley N° 93 29. no han sido siempre históricamente las mismas. Históricamente una primera concepción que posibilitó un sistema de garantías mínimamente aceptables para los sujetos que intervenían en el proceso. sin 57. Ob. 59. LORCA NAVARRETE. lo que justifica que la necesidad de ofertar esa respuesta para conocer aún mejor nuestro actual proceso jurisdiccional obligue. no siempre se situaron ante unas estructuras procesales uniformes y razonablemente justas! De ahí que.. de modo que el ámbito de garantías con que contaban quienes a través de él actuaban. cit. frente a la interrogante actual relativa a la posición del sujeto ante el proceso jurisdiccional como sistema de garantías. en el que al igual que el resto de ámbitos jurisdiccionales existentes en la actualidad. para lograr mediante el mismo un enjuiciamiento en justicia.sabe que el Juez que ha de juzgar su caso es el que le corresponde naturalmente con arreglo a normas objetivas y no el designado para el caso concreto por un poder extraño al judicial. p. Lo cierto es que los diversos sujetos que acudían al proceso.497 duda. se opone la respuesta pasada de la ubicación de ese mismo sujeto frente a su deseo de lograr un auténtico enjuiciamiento en justicia. a acudir a la historia.

6 y 4).58 Dentro del Estado de Derecho compete a un Poder del Estado -el Poder Judicial. implicaba una auténtica base contractual entre los litigantes. pues. Gayo. con el daré actionem concedía la garantía de la jurisdicción. Pero su error radicó en considerar que en el proceso existe un verdadero acuerdo de voluntades que servían de base a las garantías que ofertaba ese mismo proceso. Esta concepción particular de las garantías que ofrecía el proceso que tuvo su origen en el Derecho romano.resolver los conflictos.obligaciones. 180). el cual. pues. es decir la facultad de . fue la base del contrato procesal de la litis contestatio. Por la litis contestatio el litigio. o entre éstos y el Estado. Pero no es 94 Ley N° 29. en los tiempos del proceso formulario romano. mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional. que se comprometían a aceptar la decisión judicial. pasaba al dominio judicial (res in judicio deducía). cuya fuente sería un contrato existente entre ellas. Quintiliano. fue elaborada en la Edad Media y dominó el panorama doctrinal hasta mediados del siglo XIX. ya que el demandado normalmente no acude voluntariamente al proceso. consumía la acción (in legitimo judicio ipso iure actia consumitur. que se susciten entre los particulares. La litis contestatio. VII. si se llegaba a su conclusión por ser procedente. Esta se concertaba por las partes y se refrendaba por el Magistrado. la necesidad de sujetar a los litigantes a una decisión privada de tutela. el enjuiciamiento de los derechos privados en conflicto. En tal sentido. Y así se producía un efecto consuntivo consistente y en la imposibilidad de promover una nueva demanda sobre el mismo derecho (bis de eadem re ne sit actio. Según esa orientación.497 así.

declarar el derecho aplicable en el caso concreto sometido a controversia con fuerza de verdad legal e imperativa. en tanto éstas no encumbran relaciones laborales. La norma excluye bajo su órbita los servicios de carácter civil. 59. observan el debido proceso. con las formas requeridas por la ley. COUTURE. privilegian el fondo sobre la forma. con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica. 10. la tutela jurisdiccional y el principio de . mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. de naturaleza laboral. factibles de ejecución59 ÁMBITO DE LA JUSTICIA LABORAL EN LA LEY N° 29. cit. Ob. A tal fin.497 Compete a la justicia laboral la resolución de los conflictos jurídicos emergentes de las prestaciones de servicios de carácter personal. cooperativista o administrativa.497 Artículo III. se determina el derecho de las partes. interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso. 40. 58 . en virtud de la cual. Ley N° 95 29.Fundamentos del proceso laboral En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso.. p. para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes.POSE. por acto de juicio. Fundamentos". la doctrina define la jurisdicción como la función pública realizada por órganos competentes del Estado. formativa. eventualmente. pág.

sus representantes. ya como jueces. mediante expedientes es bien simple. probidad. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad. así como otros oficiales y particulares. cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta noción surge límpidamente cuando observamos un proceso oral. ante y por los tribunales.razonabilidad. para ordenar esa actividad y otorgar la satisfacción requerida.497 La noción emergente del análisis de esta actividad que se ejerce de viva voz o por escrito. el menor de edad y la persona con discapacidad.se trata de un momento de la vida. abogados. para la afirmación del derecho. En particular. ante el poco vital espectáculo de un . El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios. y aun en el estudiantil y profesional. en todas las instancias. procuradores y jueces. las sedes de los tribunales. Noción de proceso En la vida cotidiana el proceso presenta dos formas que se intercambian insensiblemente en el lenguaje corriente. 96 Ley N° 29. 1. partes. ya para actuar ante los jueces. Es proceso la actuación de cierto número de perso- nas en los tribunales. sus abogados y terceros. acentúan estos deberes frente a la madre gestaste. para afirmar y tratar de obtener la satisfacción de los derechos. pero ya es más difícil de obtener del proceso escrito. lealtad y buena fe de las partes. se reúnen en lugares precisos. Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso.

así. El segundo modo de llegar a la noción de proceso es menos burdo. la noción de proceso como programa". nos reafirma en la noción primera. tenderemos a percibir en esa masa de descripciones de actitudes asignadas a personajes vacíos de Ley N° 97 29. se defienden. La obvia reflexión de que esas hojas no son más que la representación o el registro de momentos de la vida de hombres que atacan. como coordinación de actos con la finalidad común de que se administre justicia. Este nos representa conductas de partes y de jueces. reo. . Surgirá. A esta noción no se llega por contemplación directa o experiencia de la vida.497 humanidad (actor. Liberada la visión de las personas físicas y concretas. por ejemplo. con nombre y apellido. así como del contorno material (el edificio del tribunal y su equipamiento técnico y humano). actuario) un cierto orden. que les proporcionan una noción más formal del proceso. peticionante. Y a ver como cosas o entidades ideales a los actos que el orden comprende y la finalidad orienta. Ocurre cuando leemos un código. sino por abstracción o por comunicación de abstracciones. juez. testigo. y resulta característico de las vivencias estudiantiles poco familiarizadas con la práctica de los tribunales pero cercanos a los textos doctrinales. un conjunto de hojas de papel cosidas en determinada forma tradicional al que nuestra ley también llama proceso. una cierta finalidad. por ejemplo. actos que se encadenan unos con otros y que se orientan hacia una definición^ normalmente.expediente. un remate de bienes o un desalojo de arrendatarios. prueban y deciden escribiendo. hacia una sentencia o un acto de ejecución.

en las esencias conceptuales y ontológicas que parece describir el esquema mental del proceso. Terminología legal y doctrinal del proceso A la comprensión del fenómeno que se denomina "proceso" -la expresión fenómeno es utilizada aquí como sinónima de entidad total. la tendencia sociológica tratará de hallar las claves del fenómeno en la experiencia y en la práctica. aunque complementarias. Entre el proceso-vida y el proceso-programa existe una ineludible relación. esencia y existencia cooperan las dos nociones antes referidas.las imperfecciones propias de éste deter- minarán la reforma de aquél. y. el proceso-programa va a ser determinado por el proceso-vida. 2.aplicada por los textos legales y la doctrina. Este depende de aquél. en la perspectiva más amplia. Los códigos modernos tratan de eliminar esta difi- . la actitud filosófica. porque uno es normativo y el otro es conducta normada. se opone la variedad terminológica -que en ocasiones en- vuelve una discrepancia conceptual. generan una distinta actitud ante el proceso. en alguna medida. Ambas nociones.el segundo es el esquema de cómo debe ocurrir el primero. Pero.

497 cuitad. Aquí ingresan a la consideración trechos procesales que pueden ser muy breves. algunos presentan diversas acepciones jurídicas. pero también datos más extensos. de modos o aspectos del proceso. un "catálogo de las naves". apenas algo más. No menos de cuarenta vocablos distintos expresan."actuación". quizá la palabra "disputa" parezca significar. "piezas". perfectamente determinables. en la mayoría de los casos. (Couture consideraba al proceso un método dialéctico). de alguna lejana e impertinente manera. la idea de proceso. como "lo contencioso".colecciones de documentos o instrumentos. "contradicción" y "disidencia". porque ese elenco expresivo nos muestra la dificultad del hombre para comunicar sus ideas respecto del proceso. actos singulares. generalmente. corresponde despejar las dudas posibles respecto de diversas expresiones que no refieren procedimientos. "sustanciación". algo semejante a contienda o litigio. antes de su resolución. cabe destacar aquellas expresiones que no ponen de relieve procesos sino caracteres del proceso! como su "forma" oral o escrita. Comencemos por señalar que no todos estos vocablos son unívocos. sino manifesta- Ley N° 29. Por ejemplo. En segundo lugar. "expediente". que se propone por demanda. Describirlos detalladamente sería emular. como los aludidos por "diligenciamiento". "obrar". Pero no es posible prescindir de una aproximación somera. Otras expresiones vagas. En tercer término.497 99 ciones físicas de éstos. "autos". en general. que resultan muy numerosas. que es el estado accidental de un proceso de conocimiento. "tramitación". giros como "oposición" no significan un conjunto o serie de actos procesales sino. "trámite". de parte de proceso. Seguiremos con la referencia a tramos de proceso o series parciales. por lo menos. incluida en su verbo "disputar". "diligencia". si la ley alude a una diferencia extrajudicial. que es preciso aquilatar. En primer término. pero no es posible establecer. no obstante aludírselas como "métodos". "secuela". aunque lo parezca. otros quedan en la nebulosa de la duda interpretativa. y uno de los sentidos especiales de "proceso". Pero. También aquí vale mencionar a la "pendencia". Resulta ser un documento histórico lleno de primitivismo y de ingenuidad semántica. en el derecho procesal peruano. ¡r 98 Ley N° 29. pero ella no deja de pesar en las legislaciones envejecidas. que la deducción de un acto y su secuela inmediata: como los denominados "contestación". o al proceso en que ésta se sustancia. . Su nota común consiste en excluir el momento de la decisión. o tan sólo. a ciencia cierta. podremos abordar ese acervo expresivo con seguridad. nos dejarán en la duda acerca de si apuntan al proceso o a su objeto.

prácticamente. cuestión y negocio. Cabe ahora considerar a los parónimos proceso y procedimiento. no siempre con éxito. Finalmente. asunto. a pesar de su parentesco con contienda y litigio. que son objeto de elaboración teórica en la casi totalidad de las disciplinas jurídicas.497 del proceso en algo sociológicamente trascendente e inexacto (Carnelutti)'. juicio. al lector que ha podido sostener el paso en esta fatigosa andanza entre nombres que cubren todo un código. las que han dado pábulo a la preocupación y al vuelo imaginativo de la doctrina. Una segunda tarea esclarecedora. Muchas veces sacándolas de su cuño natural y obvio para proyectarlas a mejores fines. forma. En este sentido. asunto. Es el caso de artículo. frente a las expresiones múltiples. es la de marcar cuándo ellas no designan procedimientos sino objetos del proceso. observación que tendrá importancia más adelante. términos que sugieren procedimiento pero que aluden. lo principal e incidente. A hurgar con . Tales los intentos de desvirtuar la secular idea de "litigio" -pura y simple oposición de las partes mediante los actos 100 Ley N° 29. cuestión. las de múltiple significación. en las expresiones más ricas de contenido. sino porque sus huellas han quedado en la calificación del demandado COmO "reo". La acepción actual es una segunda etapa del momento en que tanto actor como demandado eran "reos". lo actuado y lo obrado. A todas estas expresiones deberíamos agregar. quitándole sus contenidos naturales (Sauer). Quizá la primera tarea sea la de liberar a los vocablos controversia y discusión de mayores compromisos. será donde encontremos a las estrellas del grupo. litigio.-. A primera vista. o sea. causa no es sólo proceso sino una variada gama de objetos o matices del objeto. y particularmente en la teoría general del derecho. Pero esta última aceptación es dudosa respecto del primer vocablo y muy limitada en el segundo. precisamente porque participaban de la "res".497 101 palabras legales siguientes: artículo. el lawsuit). Como ya hemos señalado. casi lo mismo. para decir. efectivamente. podemos fijar el sentido de procedimiento que denotan. El lector de uno de nuestros vetustos códigos tendrán muchas dudas frente a vocablos tales como "causa". la muy romana res! no porque se encuentre explícita en el léxico legal. vía. en menos espacio y en mayor profundidad. o tramo procesal. ya un proceso. a objetos del proceso. causa. el litigio (el Rechtsstreit. un juego caprichoso donde el gusto del autor conduce a uno u otro bautismo. las Ley N° 29. En tanto que negocio comprende objetos contensiosos y voluntarios. una mera expresión de la elegantia juris. junto a los vocablos unívocos que trasuntan la idea de proceso-procedimiento. negocio y proceso y así unirla con las locuciones modo de proceder. Seguramente. o "negocio". presentan dos significaciones simples: ya una discrepancia sobre un objeto. junto a sus demás acepciones. lo invitamos a otro esfuerzo. parece una disputa pueril. estos vocablos se identifican o asemejan con los sentidos de diferencia. en verdad. aún. una diferencia entre estos últimos fue el siglo del paso de la empirie a la ciencia en determinado momento de la historia doctrinal del proceso. o en reducir el "procedimiento" a mera forma desnuda. Pero no es así.

entre nosotros. Los alemanes. Moretti —quien. sí lo hizo. si la despojamos de la consideración de la relación jurídica. Con von 102 Ley N° 29.proceso serviría para designar la estadística del fenómeno. el procedimiento el contenido60 en términos de lógica matemática.2. pero seguramente a partir de su mitad. — Un paso más en la comprensión del tema nos lo proporcionará Couture. y. una sucesión de actos interdependientes. diríamos que el proceso es el conjunto referencial y el procedimiento los subconjuntos que integran a aquél-" tal la sugerencia de los grados o instancias -procedimiento.componentes del proceso. que postula aquella doctrina. IV. Aires. p. El procedimiento es. Sistema de derecho procesal civil. lo mismo. una relación jurídica. "esa misma sucesión en su sentido dinámico de movimientos". sin descontar el propio aporte. al que ya atribuye -aun dentro de la teoría de la litis contestarlo. además. Esta consideración del proceso. el proceso es el continente. tres años después. es su característica diferencial. expone un sistema de proceso. — Couture no llegó a utilizar las ideas de Sauer. en quien se produce una síntesis 60. simultáneamente. prácticamente. Pero adopta las ideas carneluttianas de totalidad y conjunto (atribuidas al proceso). sus conceptos indican que no acepta la desmaterialización llevada a cabo por Carnelutti: la sucesión de actos es el proceso (y. no sólo como una combinación de actos (procedimiento) sino como tal relación. Desde otro punto de vista. Aunque no es explícito al respecto. y le fija la mayor parte de sus caracteres. el proceso es una relación jurídica. pues el proceso se reduce a la mera suma de éstos. El proceso resulta ser un complejo de actos.497 Bülow. Carnelutti y Guasp. como en la opinión de aquél). Wetzell. procedimiento. Camelutti encuentra esta doctrina fijada y le aporta su propio giro. pero. en 1865.nosotros en las sutilezas a que han recurrido los mayores pensadores de nuestra disciplina para calificar adecuadamente la realidad. acorde con algunas . Ley N° 29. ligados a un efecto común. para distinguir el procedimiento del proceso. no procedimiento.una naturaleza "análoga a la de la obligación". 1944. es Chiovenda el que introduce en Italia el "nuevo" con cepto de proceso. — Mortara y Mattirolo se refieren al procedimiento. el orden y la sucesión de los actos. descorporiza a este último. Sólo el procedimiento es la coordinación. quizá desde principios del siglo XIX. CARNELUTTI. a las que agrega una distinción original.497 103 del pensamiento de Chiovenda. el origen de su ciencia. junto con la de institución (Guasp). o suma de procedimientos. Bs. usan el vocablo "proceso". antes que el de "procedimiento".

él es también contenido. del proceso.instituciones geniales de Goldschmidt.61 En términos llanos. Ley N° 29. que si bien señalan la función trasformadora del proceso. sin contradicción. También con los demás autores. Allgemeine Prozessrechtslehre. sin esa estructura. como afirmación. p. aunque menos exactos. es un pensamiento que describe de modo inequívoco un objeto. frente al que puede haberle correspondido a la noción! puesto que noción y concepto son magnitudes confundibles. Al proceso le asigna. no la incorporan a éste. la creación de una nueva situación y el cambio son parte constitutiva -y gradual.497 105 3. puede verse que desde el primitivismo de la concepción de procedimiento como totalidad vacía (la llamada etapa del procedimentalismo) a la del proceso como confígura- 61. 1951. impreciso pero suficiente para distinguir su objeto de otro objeto. que transforman su objeto común. procedimiento es nombre que designa a la realidad vital del conjunto de actos jurisdiccionales. Noción es entendimiento primario. formaHógica. — Al término de la excursión conceptual. que son canalizados por estructuras. proceso. Otra. el proceso se propondría una declaración. junto a la del proceso. sin perjuicio de que éste comprenda la totalidad del fenómeno considerado. el que denomina a esas mismas realidades. Detmold. Pensamos que sí.497 ción jurídica. En conclusión. decisión. constituiría la estructura sociológica y ético-social. . pero caben algunas rectificaciones. 6. en tanto que el procedimiento sería la estructura técnica. toda vez que no se someta a un análisis riguroso. para darle al procedimiento algo más que una forma material e ideal. existe continuidad. en tanto que el proceso consiste en su contenido y su finalidad. convendrá delimitar su alcance. quiere significar que el procedimiento constituye la forma del fenómeno total. que al mismo tiempo el procedimiento debe ser más o menos de lo que Sauer le atribuye?.del proceso mismo. la "configuración" del derecho deducido. para desplazar también al proceso a la estructura lógico-formal de éste. que ha sido bastante usual) y se la sustituya por la del concepto lógico de inclusión- procedimiento y proceso son conceptos que cubren algunas realidades comunes. SAUER. continuativa. que lo reduce a fantasma del proceso. Saucer viene a llenar un vacío de las tesis anteriores. al contrario. Una. 104 Ley N° 29. pero no en superficie sino como fenómeno profundo y total: cuando se capta que esos actos son la expresión y el nexo de un conjunto de relaciones. el proceso sería un contenido amorfo. ¿Es posible afirmar. oposición. toda vez que no se mantenga la idea de un adosamiento de realidades (la del procedimiento. lleva a cabo una de las últimas etapas de la evolución—. Concepto de proceso Antes de fijar el concepto. En eso lo acompañamos. y en la perspectiva tanto fenomenológica como histórica. que realizan funciones. Concepto.

El concepto de proceso. la apostasía). Que hay procesos físicos (el desplazamiento del agua de un río). Si atendemos que la noción de efecto puede ser sustituida con ventaja -por más exacta- dentro de los procesos jurídicos. o al efecto dispuesto por el legislador como deseable término del proceso). Es corriente señalar que existen procesos de todo tipo dentro del campo del derecho y fuera de él. perfeccionado o especificado. en todo caso. logramos el dato de la interdependencia. Ello es particularmente visible en los procesos jurídicos '• ya de derecho privado. etc. Dicho de otro modo. porque el efecto no se produce. dos especies: definiciones (conceptos que explicitan otro concepto) y menos conceptos (que sirven para identificar rigurosamente un objeto sin explicitar otro concepto). Y si advertimos que el efecto no puede producirse sino por la necesaria presencia de ciertos actos. o el otorgamiento de un testamento! ya de derecho público. como la formación y la ejecución de un contrato. la supresión de la esclavitud). la producción. la coordinación y la finalidad común. "i Ley N° 29.una estructura y una finalidad propias. de "proceso jurídico": sucesión de actos interdependientes coordinados para la obtención de un fin común. biológicos (el crecimiento animal o vegetal). podemos completar este concepto. la distribución de bienes).497 107 Si volvemos a contemplar el nuevo concepto. por la finalidad (que identifica al efecto propuesto o perseguido concientemente.se diferencia de la definición en que ésta explicita enteramente los contenidos de un concepto. es un concepto compuesto por el concepto del género proceso y la especificación correspondiente al proceso jurisdiccional. la realización de un proceso administrativo. sociales (la movilidad). como la sanción de una ley. veremos que presenta dos notas comunes con el concepto primario y genérico de proceso. pero en la mayor parte de los procesos que acaecen dentro del campo de la cultura. Si se reflexiona brevemente sobre el concepto obtenido veremos que sus elementos son actos. religiosos (la conversión.497 Esas causas pueden ser de diversas especies. pues. políticos (la elección. no será difícil conformar un concepto genérico adecuado a ellos. o la finalidad no se alcanza. Todavía. siempre será necesaria una sucesión (a partir de la mínima dada entre causa y efecto). 106 Ley N° 29. sin cuya correla- ción a copresencia todos los demás pierden sentido. Todos estos procesos pueden ser conceptuados como coordinaciones de causas determinan un efecto común. la pasión). químicos (la combustión). históricos (el imperio napoleónico. la coordinación de actos jurídicos con un fin común. Los . causa es intercambiable por acto. por lo menos. cuáles sean las simultaneidades requeridas. Proceso será. psíquicos (la ideación. que sus notas son la pluralidad. si comprendemos que no importa. la revolución). el concepto puede escindirse en. económicos (la inflación. o la de un juicio por cobro de soles.

ción de un fin. la lógica indica que cuando queremos reducir la extensión (el concepto cubre demasiado campo. . 62 Antes de ahora nos hemos conformado con el concepto jurídico general. Podemos expresar. en fun-.elementos se estructuran en la interdependencia. Diferencia entre Proceso y procedimiento Desde el momento en que el Estado toma a su cargo la realización coactiva del Derecho. Curiosamente. los procedimientos son el conjunto de formalidades a que deben sujetarse las partes y el Juez. cumplidos por órganos públicos predispuestos y particulares interesados cuyo fin inmediato es el restablecimiento del orden jurídico alterado. En otras palabras. Por lo tanto. En otras palabras. los criterios que CARNELUTTI utiliza como clave sistemática del proceso (entendido como proceso judicial. pero frente a la evidencia de su incapacidad para determinar al proceso jurisdiccional a fondo (sirve indistintamente para los procesos legislativos. nos estamos refiriendo al "rito del proceso" que visto en su faz dinámica. excede su propósito) tenemos que aumentar la compresión (los elementos determinantes del concepto). en la tramitación del proceso. a fin de distinguir claramente el objeto conceptuado de los demás. i 108 Ley N° 29. progresiva y concatenada de actos procesales. no son condición necesaria y sufi- ciente para los propósitos del autor referido. p. la fijación de los hechos y actuación del derecho".497 4. Ob. que el proceso es "una serie gradual. es el camino que los sujetos procesales deben recorrer para culminar en la sentencia. y su fin mediato. un ente abstracto de unidad conceptual que se manifiesta en la realidad a través de los procedimientos. hemos debido preocuparnos por encontrar nuevos puntos de referencia. siguiendo el concepto de Vélez Mariconde. el subjetivo y el teleológico. 62. El camino de solución es bastante simple. aparece el proceso jurisdiccional como respuesta adecuada para lograr la satisfacción de los intereses. o jurisdiccional. Tal regla permite obtener la formulación siguiente^ proceso es la sucesión de actos interdependientes coordinados a la obtención de la satisfacción jurídico mediante el ejercicio de la jurisdicción. para lograr la realización del derecho sustancial.el objetivo. Por ellos cuando hablamos de procedimiento. construido por normas procesales. la sucesión y la coordinación. administrativos y de derecho privado). Esta caracterización comprende tres elementos. El "proceso" como institución es una estructura técnica. 724. es el curso o movimiento que la ley establece en la regulación de su marcha dirigida a obtener un resultado. Dicho de otro modo. el proceso es el instrumento técnico. sustituyendo la actividad privada. ALSINA. según los autores) no son característica exclusiva de éste. cit. o procesal.

497 des propias. Clasificación de los procesos 5. no obstante mantener el concepto unitario de proceso. 5. es decir al sujeto que va a dirimir el conflicto. que pueden clasificarse en la legislación positiva vigente.Por la naturaleza del órgano II.. con profundas transformaciones socios-económicas. Surgen entonces procedimientos con particularida- no Ley N° 29. surge ante la necesidad ineludible de contemplar nuevas situaciones a las que un sistema único no puede brindar soluciones. la aparición de nuevas formas de vida. su fin.497 109 Las leyes procesales ofrecen diversidad de proceso. Desde el punto de visa práctico. cada uno con perfiles que les son propios." Por la existencia de conflicto III. 5. Por la naturaleza del órgano Esta clasificación se efectúa teniendo en cuenta al Juez. ya sea doctrinaria o legislativamente. Así.. a saber-* • I. existen diferentes criterios para clasificarlos. etc).Ley N° 29. era decidido por un solo proceso. y en la práctica. doctrinarios. .Criterios de clasificación de los procesos La clasificación de los procesos. su valor o su carácter.. hacen sentir la necesidad de crear nuevas formas procesales.Por el fin perseguido IV. Planteado un conflicto cualquiera fuera su contenido.Por la estructura ^.. la evolución de la historia. En virtud de lo anterior.Por la naturaleza de la pretensión.1. Desde este punto de vista encontramos el proceso judicial propiamente dicho y el proceso arbitral. a) Proceso Judicial: Se hace referencia al que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional (tribunales ordi narios) y que constituyen el proceso por antonomasia. V. En el derecho primitivo existía un solo tipo de proceso y no se conocía la diversificación de ellos. abogados. Sin embargo. el dominio tanto de unas como de otras constituyen una preocupación constante de los estudiosos del derecho (jueces.2. procuradores. el transcurso del tiempo. el proceso no es otra cosa que un medio técnico que permite un sujeto -dotado de potestad jurisdiccional efectuar repartos de potencia o impotencia entre los particulares resolviendo los conflictos jurídicos de acuerdo al ordenamiento vigente. las denominadas normas procesales adjetivas o instrumentales resultan el lógico complemento de la legislación sustantiva.

Este procedimiento. Así. una relación jurídica procesal única. sustituir al órgano jurisdiccional del Estado al que le hubiera correspondido entender. Existe pues. que recibe mandato de las partes o de la ley. sin perjuicio que sea éste el que intervenga cuando la elección haya recaído sobre él. a fin de dirimir la contienda. se debe acudir el juez de la jurisdicción. Además dictado el laudo arbitral (sentencia) el mismo deberá ser protocolizado ante el Tribunal ordinario que debiera haber conocido del asunto. la actuación del órgano jurisdiccional. se efectuará a pedido de parte y será ordenada por el Tribunal.935). por cuanto en numerosos supuestos.L. El procedimiento a que debe ajustarse los arbitros. Debe aclararse que esta sustitución no es total. coertio. Estos procesos singulares se clasifican teniendo en cuenta la existencia o no de conflictos en. Así si las partes solicitan medidas cautelares. b) Procesos Singulares: Son los caracterizados por oposición a los universales y su rango principal es la existencia de partes individuales en situación de conflicto. 25. constituye el llamado proceso arbitral regulado en la Ley de Arbitraje. 5. para someter la Ley N° 29. Se trata del interés de una o más personas con relación a una o más pretensiones determinadas. En consecuencia. El arbitraje puede ser forzoso (impuesto por la ley) o voluntario que proviene de la decisión de las partes. con todas las facultades que le son inherentes' notio. La ejecución del laudo. vocatio. Estos arbitros vienen a "sustituir".497 a) Procesos Universales: Son aquellos que tienden a la distribución del patrimonio de un persona por causa de muerte o de falencia. tiene caracteres especiales.3."procesos no contenciosos". en los casos que la ley permite. deberán requerirlo ante un juez ordinario. judicio y executio. b) Proceso Arbitral: Se hace referencia al proceso que se desarrolla ante un juez denominado "arbitro". llamados "arbitros". las partes pueden en ciertos casos.497 111 decisión de sus controversias a jueces de su elección. es aquel que se realiza ante el juez investido por el Estado de la potestad de administrar justicia. . Por la naturaleza He la pretensión Este criterio de clasificación está determinado por el tipo de pretensión y los divide en- universales y singulares. 112 Ley N° 29. dentro de los límites establecidos en el compromiso arbitral. con garantías de imparciabilidad y ecuani midad. ya que el juez arbitro carece de "imperium" (carece de coertio y executio). (D. En otras palabras. los arbitros resolverán los conflictos pudiendo flexibilizar las normas procesales. por ejemplo un embargo.

El pronunciamiento que los resuelve produce el efecto de cosa juzgada formal.497 113 eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas frente a la sociedad. declaración de incapacidad. lo que caracteriza a estos procedimientos es que la contienda exista al menos en situación potencial.497 tivos y c) cautelares.5. no hay conflicto aunque pueden tornarse contenciosos.4. podrá el interesado solicitar la rectificación de tal documento. porque. Quien inicia el trámite. no se trata de un conflicto entre partes porque el demandado no se encuentra individualizado. Ley N° 29.: autorización para contraer matrimonio. como dijimos en principio. 5. mediante el proceso no contencioso. . Ob. Por la existencia o no de conflictos Según exista o no controversia. constituir o dar 63. La resolución que pone fin a estos procedimientos se dicta en favor del que lo promueve (petiv cionario) pero no en contra de un demandado. es denominado "peticionario" y su solicitud no va dirigida contra una persona determinada sino frente a la sociedad. Esto es. que revisten la calidad de "partes".. b) No contencioso Son llamados también actos de jurisdicción voluntaria y tienen por finalidad integrar. LINO. Esto es. se clasifican en- a) Contenciosos Son aquellos que tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitados entre dos o más personas. 63 Cabe señalar que esta situación de controversia existe aún en el caso de rebeldía del demandado. el objeto puede consistir en una o más peticiones y los sujetos privados que intervienen como dijimos se llaman "peticionarios". la ejecución de mismo o el aseguramiento de lo resuelto. Por ello. p. 478. En estos actos de jurisdicción voluntaria. Atendiendo el fin perseguido Asimismo. PALACIOS. los procesos contenciosos atendiendo al fin perseguido se clasifican en: a) declarativos! b) ejecu- 114 Ley N° 29. Para hacer gráfica esta característica daremos un ejemplo: si en la partida de nacimiento de un personarse ha consignado erróneamente el nombre apellido de la misma o fecha de nacimiento. cit. según se pretenda la declaración de un derecho. En ellos participa el Ministerio Público asegurando el contradictorio y en defensa del interés social o público comprometido (Ej. 5.

Por la estructura Los juicios contenciosos. siguiendo el concepto de Palacios. si se tratara de un embargo. se obtendrá una sentencia que contenga una declaración de certeza sobre la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor dando por termina- da la situación dudosa. reciba la prueba y dicte la sentencia decidiendo sobre el fondo de la cuestión. 116 Ley N° 29. Por último cabe señalar que estos procedimientos carecen de autonomía. De alguna manera son accesorios de éstos y por ello siguen la suerte del principal. llamado también "de conocimiento o de cognición" es aquel que tiene como objeto una pretensión inicialmente incierta. tendiente a lograr que el Tribunal que conoce el problema. declarativos y ejecutivos. En los procesos de ejecución se pretende solucionar un conflicto. por su estructura. entre otros-' embargo. esto es por la forma asignada para su procedimiento en generales y especiales respectivamente. moderado o hasta cancelado según las circunstancias.497 115 declarativo o ejecutivo a fin de que el mismo no se torne ilusorio durante el tiempo que transcurre entre demanda y sentencia. A través del desarrollo y culminación del mismo. el mismo puede ser sustituido. se subclasifican. Esto significa que siempre es posible cambiar lo resuelto. Es decir. secuestro '.497 Juicios declarativos generales y especiales . Las medidas pueden ser solicitadas por las partes y por el Tribunal en otros procesos. b) medidas para asegurar elementos probatorios (por ejemplo. La sentencia que en él se dicte produce efecto de cosa juzgada formal. 5. según fuera la naturaleza del bien que se pretende asegurar. Se salvaguarda así los intereses privados y públicos en juego en un proceso. Así. es el procedimiento que tiene por fin que el juez dilucide o declare el derecho mediante la aplicación de las normas pertinentes. entre otras. Por ello el conocimiento es limitado.6. c) Cautelares Su objeto es asegurar el resultado de un proceso Ley N° 29. recepción de prueba anticipada. Además son modificables o provisorias. las defensas son taxativamente enumeradas por la ley y los plazos breves y perentorios. Ello porque las medidas cautelares se dictan para asegurar intereses discutidos en otro procedimiento declarativo o ejecutivo. se procura su efectivización para satisfacer el interés del titular. a) Declarativos El proceso declaratorio. pero sobre la base de un título ejecutivo. ampliado. b) Ejecutivos El proceso de ejecución es aquel en el cual preexistiendo un derecho cierto o presumiblemente cierto. En estos procedimientos el trámite varía. La protección se logra a través de un conjunto heterogéneo de medidas que pueden clasificarse según PODETTI en^ a) Medidas para asegurar bienes (por ejemplo. al cual la ley otorga una presunción de autenticidad. y c) medidas para asegurar personas.

Prueba anticipada La ley autoriza practicar pruebas cuando quien pretende demandar carece del conocimiento de algún hecho que le es imprescindible para entablar correctamente su demanda. 64. 321. Sin embargo existen otras etapas que podríamos llamar eventuales. a saber.la introductiva de las cuestiones. sumarísimo. Estos juicios declarativos constan de cuatro etapas esenciales. etapa discusoria y la etapa decisoria. Función represiva del proceso La finalidad del proceso contencioso es típicamente represiva' hacer que cese la contienda. bien con la formación de un mandato. etapa probatoria. la etapa de ejecución de sentencia y la etapa impugnativa o de recursos. bien con su integración. 7. taxativas y de valor provisorio. Entonces como su nombre lo indica. A su vez. CLARIA OLMEDO. Ob. e implican ejercicio de la acción. Juicios declarativos generales El proceso de conocimiento es aquel en el cual pueden plantearse y decirse en forma definitiva la totalidad de las cuestiones jurídicas derivadas de un conflicto entre partes. Son generales o especiales según constituyan una forma general para la declaración o ejecución de los derechos o simplemente una forma especial para casos determinados. sino componerlo mediante el derecho. que es inmanente. Del proceso contencioso 7. b) proceso abreviado! y c) proceso sumarísimo.497 . se subdividen los declarativos generales en-a) proceso de conocimiento. Es la forma más común de tramitación de la litis. 118 Ley N° 29. se promueve con vista a un proceso posterior. pueden comenzar con las pruebas anticipadas. es decir que pueden o no existir y que son las llamadas medidas preparatorias. En el Código Procesal Civil tenemos. cit. Se introducen parte de las cuestiones que serán complementadas para su integra.1. Si bien no se concreta definitivamente la pretensión. procesos de ejecución y los procesos no contenciosos. Ley N° 29. cautelar.497 117 6. se la hace valer en forma parcial en alguno de sus componentes. cuando se trate de anticipo de prueba.64 Estas medidas cautelares son limitadas.proceso de conocimiento. Por tanto. Debe destacarse que no solamente estas pruebas pueden ser solicitadas por el actor sino que también podrá requerirlas el demandado. los procesos. p. abreviado. atendiendo al valor del bien o cantidad que se reclame. que provocan la apertura del proceso. Como ya dijimos son declarativos generales los llamados en el Código de Procedimientos Civiles juicios ordinarios de mayor o menor cuantía y especiales. bien con su actuación. lo cual no quiere decir hacer que cese el conflicto.

Aunque la noción de la litis pertenezca a la teoría general del derecho. antes de que se propusiese su empleo. pero la cosa se complica si se reflexiona que para constituir la litis tiene que agregarse a cada interés la pretensión o la resistencia. como veremos. pues. su máxima importancia para la teoría del derecho procesal aconseja que hagamos de ella aquí un breve análisis. La naturaleza contenciosa del proceso. y se distingue en contestación (no tengo que subordinar mi interés al ajeno) y lesión (no lo subordino) de la pretensión. Ley N° 29. son ellas los sujetos de la litis (ejemplo^ en cambio. que son. al conflicto de intereses cuanto a su actualidad. sino su actualidad. la investigación acerca de lo que es. se habla de las partes como destinatarias de los efectos del proceso. que reclama la función represiva del derecho. cuando se habla de ellas como de titulares de derechos o de cargas procesales. que. Puesto que. no de la litis en particular y. se designa con ese nombre a los sujetos del proceso. uno de los sujetos del conflicto y. precisamente porque es propia del conflicto jurídicamente relevante en general. Cada uno de ellos toma el nombre de parte. se debe. La noción de parte. con un significado científico preciso. Ciertamente. sino partes en sentido material. Sujeto de la litis Una litis. Litis El conflicto actual de intereses se denomina litis. La resistencia es la no adaptación a la subordinación de un interés propio al interés ajeno. puede definirse como un conflicto (intersubjetivo) de intereses calificado por un pretensión resistida (discutida). en el sentido de que una 120 Ley N° 29. toman el nombre de partes también algunos de los sujetos del proceso. el nombre de parte se emplea en el Código promiscuamente. no el conflicto de intereses. La pretensión es exigencia de subordinación de un interés ajeno al interés propio. para denotar a los sujetos de la litis no se dice solamente partes. La litis. debe buscársela también en la teoría general del derecho. por tanto.497 119 9. con lo cual se indica más bien su posición que su individualidad. Se presenta así también respecto de la litis un posible desdoblamiento del sujeto. actos jurídicos. por tanto. Si una litis fuese simplemente un conflicto intersubjetivo de intereses. la palabra se utilizaba en más de un significado. esto es. los sujetos de ella serían siempre y simplemente los dos hombres o dos grupos a los cuales pertenecen los dos intereses en conflicto. tanto en sentido material como en sentido procesad cuando. El estudio del proceso contencioso desde el punto de vista funcional compromete. puesto que es un conflicto Ínter subjetivo de intereses. 8. por ejemplo. por tanto. ciertamente. tiene necesariamente dos sujetos. La terminología a este respecto no está consolidada todavía. como veremos. forma parte de él. por tanto.497 . como para denotar el proceso mismo. la pretensión y la resistencia son su elemento formal. tanto para denotar el conflicto de intereses para cuya composición opera el proceso. El conflicto de intereses es su elemento material. es común al derecho procesal y al derecho material.

Ob. una manifestación de voluntad. puede ser fundada o infundada. ALSINA. por ejemplo el progenitor pretende el pago de un crédito de su hijo» el acreedor pretende del tercero la restitución de un bien perteneciente a su deudor. Objeto de la litis — Objeto del interés es un bien. una persona simple o una persona compleja al igual que el sujeto de la relación jurídica. sumando las dos litis los sujetos parecen tres. entre objetos simples y complejos. por tanto. no sólo no es. está elaborado por la teoría general del derecho. Tampoco el derecho reclama necesariamente la pretensión. Ley N° 29. sino que ni siquiera supone el derecho (subjetivo). no se da una sola litis con más de dos sujetos. el ministerio. No sólo la pretensión es un acto y. sino también con otro interés de Sempronioi por lo demás en tales casos. como el de' los sujetos de ella. A ella. sino uno de aquellos actos que se denominan declaraciones de voluntad. de la relación jurídica y de la litis. muebles e inmuebles. Como los intereses en litigio no pueden ser más de dos. por tanto.puede ser la persona a la cual corresponda el interés y otra la persona a la cual remonte la pretensión o la resistencia. no una superioridad de la voluntad. en particular. por tanto.497 121 10. por tanto. La pretensión. componiendo con la persona a quien pertenece el interés y con la otra persona a quien remonta la voluntad. propone la pretensión al estado libre de cada uno de los cónyuges. También el concepto del objeto de la litis. 368.66 . sino dos litis. p. al pedir que se declare la certeza de la nulidad de un matrimonio. Puede ocurrir que un interés de Ticio esté paralelamente en conflicto. Tal es necesariamente también el objeto del conflicto de intereses y. algo que alguien hace. La dificultad opuesta por tales fenómenos a la construcción del concepto de sujeto de la litis se supera del mismo modo como se construye el concepto de sujeto de la relación jurídica. pero es porque Ticio es sujeto de ambas. materiales e inmateriales. un grupo al cual la teoría general le da el nombre de persona compleja. Dicho acto. también ésta es otra de las nociones que el alumno debe tomar de la teoría general. También el sujeto de la litis puede ser. no sólo con un interés de Cayo. una manifestación. tampoco son más de dos los sujetos de la litis. como fenómeno inverso. cada una de ellas con dos sujetos. es un acto no un poder. no que alguien tiene. 65 65. como puede haber pretensión. la pretensión puede ser propuesta tanto por quien tiene como por quien no tiene el derecho y. el derecho inerte. es necesario recurrir para conocer las distinciones que para la teoría procesal tiene notable importancia. al lado de la pretensión infundada tenemos. cit..

Torino. No. por el contrario. 20. I. se comprende que las pretensiones puedan ser clasificadas a la manera de los derechos. FADDA Y BENSA. son dos actos jurídicos. 12. la litis de pretensión contestada y la litis de pretensión insatisfecha. no sólo la razón de la pretensión respecto de la afirmación y también de la opinión de la tutela concedida por el derecho a la pretensión^ una pretensión puede tener razón sin que quien la propone lo diga o aun lo sepa. sino las pretensiones. CARNELUTTI. una declaración. una operación jurídica. Resistencia a la pretensión La resistencia a la pretensión puede consistir en que. o mejor. 66. 345. de las relaciones jurídicas. materiales o procesales. p. hace valer un derecho. Razón de la pretensión es su fundamento según el derecho. puede no tenerla por más de quien la propone afirme o aun considere su conformidad con el derecho. 679. A la primera se le puede dar también el nombre de controversia. 63.497 11. 1932. en que. la lesión es. pág. pero de diversa especie* la contestación. . 1902. independientemente de su conformidad con el orden jurídico. Tanto la contestación como la lesión de la pretensión. en orden precisamente a la relación a que se refieren. 122 Ley N° 29. CARNELUTTI. en el del derecho es una pretensión inerte e inútil. Lezioni sul processo pénale. en otras palabras. proc. La pretensión sin fundamento es siempre una pretensión! por lo demás. Utet. como la pretensión. civ. las acciones. Puesto que según el habla común las relaciones jurídicas activas se identifican con el derecho subjetivo. en razón de la cualidad de la resistencia. BETTI. pág. El arma con que la pretensión opera en el campo del derecho. 67 Se distinguen así. el adversario conteste a la pretensión o. p.497 123 pretensión y una relación jurídica activa. lesione el interés! puede ocurrir también que la resistencia se la despliegue sobre la una y sobre la otra línea a la vez. 169. no de las pretensiones consideradas independientemente de la razón. CARNELUTTI. Razón de la pretensión La exigencia de la subordinación a un interés propio de un interés ajeno puede estar por sí. 205. Ley N° 29. sin contestar a la pretensión. es la razón. Así se distingue. di dir. Si se toma en cuenta la relación que de ese modo la razón establece entre derecho y pretensión. Teorie genérale. Sistema I. se comprende que quien propone una pretensión. mobiliarias o inmobiliarias. Ragione e azione. CARNELUTTI. En tanto una pretensión tiene razón en cuanto una norma o un precepto jurídico establece la prevalencia del interés que es el contenido de la pretensión. en Riv. del mismo modo que la pretensión. p. son las que se distinguen en reales o personales. parte primera. Diritto Processuale.1. I. aun sin lesionar el interés.279: BETTI. por el contrario. Teoría genérale.. afirmando la razón de ella. 20. si en el campo de la fuerza puede tener fortuna. por el contrario. esta posibilidad de distinción se da respecto de las pretensiones razonadas. p. pues. Note al Diritto delle Pandette del Windscheid. la coincidencia entre la 67. pág.

Puesto que la tutela jurídica se resuelve en la atribución a determinados hechos de determinados efectos. así. sea deducida en el proceso. 351. se sigue de ello necesariamente la tutela del interés de una de las partes. y correlativamente de las pretensiones procesales. CARNELUTTI. La razón de la contestación es la inexistencia de una relación jurídica que suministre razón a la pretensión. no sólo el derecho subjetivo material. sino también la acción. la razón a su vez se resuelve en la existencia de un efecto en que la tutela consiste. p. o más exactamente. si Ticio hace valer contra Cayo en juicio un derecho. 68 13. Razón de la contestación Como la razón se distingue de la pretensión. sino también en una relación procesal.497 extrajudicialmente. también debe ocurrir cuando la pretensión. motivos y conclusiones^ los primeros se refieren a los hechos jurídicos que sostienen la pretensión. . de este modo. en vez de estar puesta 124 Ley N° 29. sino también que tal tutela debe serle reconocida mediante el proceso. fundamento de su pretensión es no sólo la tutela otorgada por dere cho a su interés. 107. que se resuelvan en elementos de hecho y elementos de derecho. funcionan como razón de la pretensión. a los efectos correspondientes a ellos. por lo cual se comprende que la pretensión pueda fundarse no sólo en una relación jurídica material. las segundas. y de un hecho. puesto que la existencia de una relación jurídica activa se resuelve en la existencia de un precepto jurídico y en la existencia del hecho. Por último. del cual proviene la tutela. A propósito de las razones. del cual aquélla derivar la relación. así también hay que distinguirla de la contestación. 68. Profili. y no hay nada nuevo que agregar. REDENTI. De ahí la distinción de la razón en dos elementos. hay que recordar que si el proceso obra para la composición de litis. se entiende que las razones se distingan en razones de hecho y razones de derecho. p. Sistema. I.

CHIOVENDA.497 Esta inexistencia. según que afecte a la . la excepción. el área de la litis. BETTI. Institución. 90. 1. tenga efecto extintivo o invalidativo de la relación jurídica que constituye el fundamento de la pretensión. 304.' según las dos hipótesis defensa de hecho o defensa de derecho. Cuando está sostenida por una razón del tipo c). la contestación de la pretensión fundada en la negación del elemento de hecho o de derecho de la razón de la pretensión. según un diverso precepto jurídico. Ley N° 29. la contestación se denomina defensa. sirve para denotar la contestación (de la pretensión) fundada en un hecho que tenga eficacia extintiva o invalidativa del efecto jurídico afirmado como razón de la pretensión. I. processuale. que toma su origen del proceso formulario romano. la contestación se denomina excepción. puede resolverse en las siguientes hipótesis: a) inexistencia de la razón de derecho de la pretensión o mejor. o en otras palabras. la excepción amplía el campo contencioso. inexistencia del elemento de hecho de la razón de la pretensión. habida cuenta del mecanismo jurídico. defensa es. p. CALAMANDRE. p. 105.497 defensa. Instituzione. c) o bien. pág. Diritto. Puesto que se funda en elementos de derecho y de hecho distintos de los que constituyen la razón de la pretensión. inexistencia del elemento de derecho de su razón! b) o bien. este nombre. 126 Ley N° 29. por tanto. existencia de un hecho que. como la 69. puede ser material o procesal. 69 Cuando está sostenida por una razón del tipo a) o b).

sea dudosa. Puesto que la decisión de la litis se obtiene resolviendo las cuestiones. respecto del mismo conflicto de intereses. con respecto a la litis principal. en vez de contestarla o además de contestarla. Cuestión En cuanto la razón. una pretensión. o también de litis de orden en comparación con la litis de fondo. las cuestiones resueltas son luego razones de la decisión^ las razones (de la pretensión o de la contestación) pasan a ser cuestiones (del proceso). la cual. que puede ser extraña a la litis. consiste en una duda. presente a su vez. ya sea de la pretensión o de la contestación.razón material o a la procesal de la pretensión. la cuestión. en efecto. por el contrario. hay un tipo de litis que puede ser calificada de secundaria. 14. que es extraño a la cuestión. Puede haber. por consiguiente.497 La cuestión no es la litis. pues. También la contrapretensión se distingue de su razón. es la duda acerca de una razón. ésa es la contrapretensión. Bajo este aspecto. en un conflicto de intereses. y éstas se resuelven en razones (de la decisión). Contrapretensión Puede ocurrir que frente a la pretensión. El carácter particular de la contrapretensión está en que una pretensión se refiere al mismo conflicto de intereses acerca del cual se eleva una pretensión opuesta! hay. 15. ante todo. surge una cuestión. Ley N° 127 29. como cuestión sin litis (duda teórica o académica). dos pretensiones en una misma litis. ésta consiste. se puede hablar de litis unilateral o litis bilateral. por tanto. Cuando la contestación concierne sólo a la razón procesal de la pretensión. la otra parte. también .

la litis de contestación procesal. Cayo no discute su deuda frente a Ticio. la cual es. por ejemplo. 145. puede acaecer. fondo de la litis. excepción). Lezioní sul procceso pénale. 128 Ley N° 29. Puede ocurrir de una litis presente sólo cuestiones materiales. Como las razones. pues.497 de un bien que Ticio quiere expropiar. en tal caso la litis era sólo la lesión. 351 y sigs. sino la embargabilidad 70. en la práctica las cuestiones procesales suelen llamarse cuestiones de orden. pero lo que ha encendido la litis de la segunda especie ha sido precisamente el proceso. CARNELUTTI. secundarias. que subsigue. determinadas por el uso de ciertas medicinas. I. págs. palabra que debe emplearse más propiamente para denotar esa especie de litis. p. Cuando la litis presenta una o más cuestiones. también las cuestiones se distinguen según el tipo de las relaciones jurídicas a que se refiere. CHIO VENDA. no de contestación de la pretensión. en particular se distinguen las cuestiones materiales y las cuestiones procesales. en cambio. I. que sólo deban resolverse cuestiones procesales.70 A menudo se confunde la cuestión con el acto que la propone (demanda). queda insatisfecha). . por tanto. o también de rito. o también con la razón a que se refiere (en particular. se asemeja a las enfermedades. se acostumbra a hablar de controversia. significa el conjunto de las cuestiones materiales que presenta la litis.litis sin cuestiones (cuando la pretensión es contestada sin afirmación de razones. A las cuestiones materiales tanto la práctica como la ley suelen darles el nombre de cuestiones de fondo. o sin ser contestada. Istituzioni.

por tanto . Cuando una litis presenta una cuestión que pueda extenderse a otras litis. la cuestión acerca de cada una de las relaciones jurídicas que de él se siguen. no tanto al quomodo cuando al an del proceso. son preliminares. y no simple en el sentido de que él derivan. con frecuencia se impone también respecto de varias cuestiones de fondo. piénsese que hay hechos jurídicos de efecto complejo. . Identidad de la litis La identidad de la litis resulta naturalmente de la identidad de sus elementos. pero como un orden lógico. un ejemplar de tales hechos es el matrimonio. respecto de las cuestiones de fondo. no sólo una litis puede implicar varias cuestiones. En general. las cuestiones atinentes al proceso.497 bien perjudicial. en forma que deba ser resuelta para saber si se puede hacer el proceso. no una. sino varias relaciones jurídicas. sino también en el de que una cuestión puede interesar a varias litis.sujetos.en sentido estricto. se la denomina prejudicial. es cuestión prejudicial la cuestión cuya resolución constituye una premisa también para la decisión de otras litis. objeto y pretensión. esa cuestión se denomina tam- Ley N° 129 29. pero en sentido distinto del recientemente considerado. Para comprender este último principio. a aquélla se la llama preliminar. toda vez que una cuestión debe ser resuelta antes que otra.71 16. Si la cuestión de orden se refiere. o aun solamente práctico. La distinción entre cuestión y litis debe ser considerada en el sentido de que. puede ser preliminar también una cuestión de fondo respecto de otra de la misma categoría. Habida cuenta del orden en que deben ser decididas.

72 Por tanto. Istituzioni. una sociedad anónima o un rebaño continúen siendo siempre los mismos a persar de la mutación de los accionistas que constituyen la primera o de los animales que integran el segundo. póngase cuidado en no confundir la identidad física con la identidad jurídica. CALAMANDREI. que es la de regular mediante la composición de los conflictos de intereses la economía. JAEGER. por ejemplo. o si en una persona compleja se cambia el administrador. II nuovo dir. todos saben. En cuanto a los sujetos y al objeto. I. Asimis-. o viceversa (mutación de estado). y que. que la identidad de una persona no queda prejuzgada por el hecho de que un capaz venga a ser incapaz. Por otra parte. I. 130 Ley N° 29.497 de un interés el cambio de los hombres a quienes está encomendada su administración! así. sujetos u objetos. el sujeto conserva su identidad. no queda excluida la identidad por el cambio de las personas que lo integran. 323. respecto de las cosas. mo. I. 288. CARNELUTTI. mientras respecto de las personas el cambio en la composición física acaece en orden a la mejor tutela del interés de un mismo hombre o grupo. se infieren de la función del derecho. si una persona física capaz pasa a ser incapaz. civ. se infiere asimismo de su función . no perjudica a la identidad del sujeto 71. Sistema I. una sociedad comercial. Istituzioni. Diritto proc. de personas o de capitales no cambia porque cambien los socios. igualmente. Los principios relativos a la identidad jurídica de los entes. CHIOVENDA. ese cambio es indiferente para la identidad jurídica. si el interés pertenece a un grupo. civl. p. 72. p. 201. p. ZANZUCCHI. 141. págs. y así a la persona singular se sustituya una compleja. dentro de los límites en que la finalidad del grupo admita la fungibilidad de ellas: así. en términos técnicos. proc.

la pretensión al goce perpetuo o al goce temporal de la misma cosa. se puede hablar de conexión duple o bilateral. lo cual se verifica si y porque la enunciación de la razón implica esa determinación. pero a este fin. Más allá de estos límites. recién propuestos. sino también la medida en que se lo haga valeri por ejemplo. la pretensión es siempre la misma. el de propiedad exclusiva o el de copropiedad.73 La conexión entre dos o más litis tiene relevancia jurídica. real u objetiva y causal. se hace valer el derecho de propiedad o de usufructo. se habla de conexión personal o subjetiva. es . Cuando en vez de ser uno son dos elementos en común. Conexión entre la litis Si uno de los elementos es idéntico y no lo es otro. por el mismo juez.cuando se pretende la propiedad. Ley N° 131 29. en vez de identidad. al igual que la pretensión al goce exclusivo o al goce en común. En cuanto a la identidad causal de la litis. es posible y hasta oportuno que las litis conexas se compongan mediante el mismo proceso y. por tanto. ya que la propiedad se haga derivar de la herencia.497 17. en razón de ella. así ocurre cuando ella determina o concurre a determinar la medida en que la exigencia de la prevalencia del interés se manifiesta. Esto explica que la razón entre a constituir un elemento de identificación de la pretensión. no sólo la naturaleza del interés que se hace valer. hay conexión entre la litis.económica en qué límites el cambio de su composición física es compatible con la persistencia de su identidad jurídica. en los dos ejemplos. Según la calidad del elemento común. ya de la donación. la razón es irrelevante en orden a la identidad de la pretensión. tal como recientemente la hemos definido. por cuanto. la conexión. son diversas. ya de la venta. nótese que es relevante.

más que hecho jurídico (título de la demanda). contra Cayo. pero no suficiente. impropiamente. por lo demás.75 Para que exista conexión instrumental entre varias • litis de pretensión discutida. para la entrega de un fondo es subjetivamente. es a su vez una condición necesaria. la litis de 73. en cuanto tengan ellas por lo menos un elemento en común. debe existir entre ellas conexión subjetiva. CARNELUTTI. es necesaria la identidad de hecho jurídico o del efecto jurídico en que se resuelve la razón^ en el primer caso se habla de conexión por razón del título. objetiva o causal.497 Ticio. en tanto una mismas razones o unos mismos bienes pueden servir a su composición. esto es. p. p. 73. pero no suficiente. conexa con la litis de Ticio contra Sempronio. I. si se trata de litis de pretensión discutida o los bienes. Istituzioni. o aun contra el mismo Cayo. en el segundo se habla de conexión por razón del objeto.un requisito necesario. II. locución en la cual título no significa. ésta. si se trata en cambio de litis de pretensión insatisfecha. págs. Para que dos o más litis sean instrumentalmente conexas. las razones. en tal caso se habla eficazmente de conexión instrumental74. Istituzioni. a dicho fin. por lo cual puede darse conexión subjetiva u objetiva o causal. para el pago de un crédito. que no sea instrumental. 357. 185 y sigs. Sistema. 143. pero no instrumentalmente. CHIOVENDA. y aquí objeto se refiere a la demanda e indica precisamente el efecto jurídico cuya declaración de certeza o cuya constitución . CALAMANDREI. 132 Ley N° 29. I. hace falta además que tengan en común los instrumentos de su composición. por ejemplo.

Litis colectiva Según el concepto hasta aquí expuesto. CARNELUTTI. en tal caso se habla de litis colectiva o litis de categoría. por tanto. la preten : sión y la resistencia. cit. consiste. relevancia en orden al proceso. que constituyen el elemento formal de la litis. se la llama con más propiedad interdependencia. Pero puede ocurrir que la pretensión o la resistencia se refieran. se refieren a un conflicto de intereses singular o determinado. Ob. sino a una serie indeterminada de conflictos similares. objetiva o causal. en la vinculación de la . por tanto. sino similar (lo cual puede ocurrir si las litis no son conexas por identidad de algunos de sus elementos). p. Ticio contiende con Cayo y Sempronio con Mevio acerca de la 75. no a un solo conflicto de intereses. Ley N° 133 29. pero pertenezcan al mismo género (por ejemplo. 362. puede haber únicamente conexión impro-pia^ tal es la relación entre varias litis en que los hechos o los efectos constitutivos de las razones sean distintos. El quid novi de la litis colectiva. Cuando el hecho o el efecto jurídico en que se resuelve la razón de la pretensión de varias litis distintas no sea idéntico.76 18. y adquiere.497 nulidad de dos testamentos a propósitos de las cuales se presenta la misma cuestión.se pide. Cuando la conexión instrumental se agrega a la conexión subjetiva.

de modo que una o más personas administren sus intereses (o como se suele decir. al desplazarse los conflictos de los individuos a las categorías. cuando. del plano individual al plano colectivo ha tenido manifestaciones dramáticas en los llamados conflictos colectivos del trabajo. por tanto. CARNELUTTI. Padova. Teoría del regularaento collecttivo dei rapporti di lavora.pretensión o de la resistencia. en las formas que los tales asumieron mediante la huelga y mediante el cierre. que no es otro que la composición de la litis! quien hace consistir su fin en la declaración de certeza o en . o en otras palabras esta transformación de la litis. sino con una categoría de conflictos. la litis colectiva es un fenómeno que se ha delineado y desarrollado. Por tanto. por tanto. Proceso contencioso El proceso contencioso. aspecto de litis.497 organización de éstas y se fueron realizando actos de pretensión o de resistencia dirigidos a la tutela de una categoría entera de intereses. por tanto. Pero para que tales conflictos de potenciales pasen a ser actuales y adquiran. un proceso caracterizado por el fin. se inició el movimiento de 76. no con un conflicto singular. asuman su representación) y. promuevan para la tutela de ellos la pretensión o le opongan la resistencia. ante todo en el campo de las relaciones de intercambio de trabajo. Cedam. es necesario que la categoría presente una cierta organización. es. o mejor. 1928 134 Ley N° 29. Esta evolución de la litis del conflicto colectivo. 77 19. Conflictos de categoría han existido siempre.

pero no el fin último del proceso. 1. frente a aquél. Apenas hay necesidad de advertir que si la justicia de la composición constituye el fin. confunde el fin con el medio. puede no corresponder a ella el resultado del proceso. y la conformidad con el derecho o con la equidad se expresa mediante el concepto de justicia. Studi. 36. cit. que veremos. 273. CARNELUTTI. 77. la declaración de certeza o la actuación del derecho podría ser el fin próximo. 1939. la fórmula puede ser integrada hablando de justa composición de la litis. CARNELUTTI. p. precisamente consiste en esa declaración de certeza o en esa actuación.1. p.78 77. en Rivista di dir. IV. p. CARNELUTTI. ob. proc. es el signo de su humanidad. la inevitable eliminación de ésta. Sciopero e giuidiziio. 1949. la composición debe hacerse según el derecho o según la equidad.a lo más. *9 .la actuación del derecho.

5D HÁBILES)___________ 2) 20 A 30 ACTUACIÓN DÍAS PROBATORIA HÁBILES 5 DÍAS . CUADROS SIPNOTICOS ¿COMO SERÁ EL NUEVO PROCESO LABORAL? JUEZ PRECISA PRETENSIONES NO ESCRITO DE ACUERDO CONTESTACIÓN O ^ PUNTOS______} FIJA FECHA SIN AUDIENCIA DE CONCILIAR JUZGAMIENTO 3) ALEGATOS 4) SENTENCIA (60 MIN/ CASOS EXCEP.

HÁBILES NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA .

VENTAJAS : MEDIDAS DE FAVORECIMIENTO .

25. Protección a la madre gestante.600. Formatos de demanda aprobados por el Poder Judicial.00). En caso de montos mayores y hasta las 70 URP será facultad del juez aceptar ello en atención a las circunstancias del caso. Comparecencia al proceso sin abogado: para los prestadores de servicios. siempre que lo reclamado no supere las 10 URP (S/.200. Gratuidad del proceso cuando el monto total pretendido no supera las 70 URP (S/.3. .00). PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD La acreditación de la existencia de un servicio pue personal hará presumir la existencia de una da relación laboral a plazo indeterminado.. . salvo que pro . el menor de edad y la persona con discapacidad: derecho a la defensa pública. . Exoneración del pago de tasas judiciales para el prestador de servicios cuando las pretensiones son inapreciables en dinero.

PRESTACIONES PERSONALES DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO PÚBLICO En el caso de prestaciones personales de servicios.497 Artículo IV. 138 Ley N° 29. salvo que se haya establecido un procedimiento previo.barse en contrario. Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral . de naturaleza laboral o administrativa no es necesario agotar la vía administrativa.

El segmento más amplio del embudo representa a los abogados. Los jueces laborales. El proceso judicial puede interpretarse como un ingenioso mecanismo capaz de absorber cualquier conflicto que la sociedad le plantee. según los principios y preceptos constitucionales. el conflicto quede rápidamente sujeto a crecientes constricciones que lo conduzcan hacia un resultado admisible. imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú. los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. bajo responsabilidad. que recibe el material. una vez admitido. elaborado según la prudencia de los jueces y devolverlo bajo la forma de una decisión que. En este sentido. y otro más estrecho que lo dirige a su destino. pasarlo por el tamiz de la ley. la actuación de los diversos sujetos del proceso se asemeja al de las paredes de un embudo en sus dos segmentos: uno más amplio. Interpretan y aplican toda norma jurídica. Cualquier ciudadano que -con acierto o sin él. si no termina con todas las aristas del litigio. al menos lo presenta domesticado en sus aspectos más inmediatos y peligrosos. Es vital para el funcionamiento de ese mecanismo que la base de admisión de los conflictos a elaborar sea prác-ticamente ilimitada.se considere con derecho a exigir la protección de la . así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. pero también que. depurarlo mediante ciertas prácticas. incluyendo los convenios colectivos.

Una vez que el letrado encuadra los intereses de su cliente y de los ele-mentos aparentemente disponibles para sostenerlos dentro de los límites legales razonablemente entendidos a su favor. Es deseable y aun exigible que el magistrado reúna diversas condiciones morales. Expone su conclusión al inte- resado. que resuelve desistir de su pretensión. donde el letrado asume la posición convenida con su cliente y la dirección del procedimiento corresponde al juez. En esta etapa Ley N° 29. la iniciación del proceso da lugar a la etapa que puede representarse como el cono más estrecho del embudo.ley debe ante todo dirigirse a un profesional del derecho habilitado para aconsejarlo y defenderlo. extrae del relato las características que sean jurídica- mente relevantes y elabora para el conflicto un modelo descriptivo que -en su versión más favorable a los intereses del cliente-permita compararlo razonablemente con las pautas legales en vigor. intelectuales y técni-cas. o bien aceptar el plan de su abogado si lo juzga al menos parcialmente satisfactorio. si con ayuda del letrado descubre que ella no tiene asidero jurídico o implica demasiado riesgo.497 139 el letrado escucha a su cliente. pero de todas ellas la imparcialidad .

obligado a defender a su cliente. requiere a cada observador decidir qué ha de entender por «bien» o «mal»). pero la principal garantía que el juez debe proporcional a los litigantes consiste. interpretados y complementados por los criterios morales que el magistrado esté dispuesto a aplicar de buena fe. El centro de la función del juez consiste en resolver el litigio sin considerar a las partes mismas.es la más definitoria de la función. encauza las pretensiones que se le someten y —en caso necesario— las limita y reordena. lo hace teniendo en vista que tales pretensiones han de someterse luego a un individuo o a un grupo de individuos que no tienen obligación ni preferencia alguna por cualquiera de las partes en relación con el litigio que haya de entablarse. sino apreciando la posición de cada una a partir de los criterios legales. de paso. una decisión que las contemple proyectadas sobre el trasfondo de la ley79. 140 Ley N° 29. al final. . en su neutralidad frente al caso. antes que nada. conducirlas en el desarrollo de sus planteos a lo largo del proceso y adoptar. Esta actitud le permite encauzar las posiciones incompati-bles de las distintas partes. Si el abogado.497 Que lo haga bien o mal es tema sumamente relevante (que.

Cabe aqui señalar que la ley laboral es una ley protectora y que esa finalidad. se acuñaron desempolvaron expresiones como "la industriadel juicio".497 141 .La importancia de la neutralidad judicial se a puesto a veces en duda en materia de derecho de trabajo. 72). Ley N° 29. haciendo una especie de justicia social paternalista para el caso aislado. p. pero esa consideración. imparcialmente aplicada. mina de credibilidad del sistema judicial y tienen a eliminar las ventajas colectivas del estado de derecho (Ver: Guisboug y otros. ya que todo ese complejo representa el punto de equilibrio (llámese paz social o justicia social) que la comunidad ha dispuesto para mantener cierta forma de convivencia. arroja un resultado previsiblemente protector. ahonda los conflictos. no solo visible en el contenido de sus normas sino también en las tendencias ideológicas dotadas de consenso (principios) que se emplean para interpretarlas y aplicarlas. aplicada sin imparcialidad. en tanto cualquier ley. cabe destacar tres características que derivan del principio protector y del habitual carácter 79. En este sentido puede afirmarse que una ley protectora. De aquí que durante muchos años se ha hablado de jueces obreristas y de jueces patronales. en épocas de gran confrontación política. ha de ser escrupulosamente respetada por cada magistrado. De las normas del procedimiento laboral referidas a la actuación del juez. Procedimiento Laboral. que los magistrados son a menudo elogiados o criticados desde perspectivas políticas y que. rama jurídica cuyo objetivo fundamental es proteger a una de las partes frente a la otra para compensar la desigualdad de su poder de negociación. no implica que el juez deba tratar al trabajador con una preferencia procesal que exceda lo estableido no torcer en su favor el sentido de las leyes. de orden general.

que impide la caducidad de la instancia y traduce la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo en el ámbito procesal. traído y llevado. queda obligado a recibirlas. otra es una restricción respecto de los plazos fijados para las sentencias interlocutorias y definitivas. De ahí la importancia del domicilio constituido-todo el que se presenta en juicio está obligado a decir dónde han de dirigírsele las notificaciones y. En nuestro tiempo existen medios de comunicación nuevos. con base electrónica y notables ventajas en cuanto se refiere a aquellos requisitos. pero las comunicaciones dirigidas a las partes y letrados requieren el conocimiento del lugar donde ellos se encuentren o. al menos de un lugar donde a ellos competa la responsabilidad de recibir lo que se les envíe. confiable y fehaciente. con independencia de que llegue o no llegue . Es preciso que. donde se les pone cargo. de tal suerte que ha de considerárselo notificado en el momento en el que la comunicación llegue a ese domicilio. mientras no lo cambie. Las peticiones y manifestaciones dirigidas al tribunal se presentan por escrito en su sede. la facultad de fallar ultra petita. pero la ley procesal está concebida a partir del supuesto de que la comunicación ideal-excluida la telefónica por su naturaleza volátil. los distintos sujetos dispongan de comunicación expedita.dependen del papel firmado. durante el proceso. Una con-siste en el impulso procesal de oficio.alimentario de las prestaciones reclamadas. La tercera.

en el que ha de citarse a las personas que aún no se han presentado a juicio: la notificación se considera perfeccionada cuando llega al domicilio denunciado. en la que los costos se redisíribuyen y . y la final.497 invocar y probar que no vivía en él. Otra institución sobre la que vale la pena ejercer alguna reflexión tiene relación con el costo del proceso. viáticos. Sea cual fuere su resultado.físicamente a manos del interesado. para lo que recauda la tasa de justicia y dispone de otros fondos públicos. el proceso judicial es una actividad que irroga gastos. mantenimiento. jueces. insumos) y de prestaciones de terceros (análisis clínicos. por lo que no debía hacerse responsable de recibir las comunicaciones que allí llegasen. en la que cada uno ha de pagar los servicios que contrate o solicite.la inicial. publicación de edictos). El Estado se hace cargo de los gastos de la organización judicial y de sus propios agentes.el pago de los servicios de quienes en él actúan (letrado. peritos. funcionarios. pero el interesado puede todavía 142 Ley N° 29. así como el valor de los elementos empleados (edificios. martilieros). pero los demás costos deben ser solventados por las partes. Esta última modalidad impone distinguir dos etapas. Otra ficción igualmente útil pero más leve es el domicilio real.

Rescatamos que la norma en su afán de lograr la tan ansiada seguridad jurídica. Esto implica que. . sólo puede reclamar al tercero condenado en costas hasta la concurrencia de la regulación. Además. que no pueden convenir el monto de sus honorarios y han de atenerse a lo que se les regule. las sentencias laborales -cuando así lo exigiera. y la regulación.497 143 DIRECTIVAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES La justicia laboral en su resoluciones no deberá apartarse jamás de los postulados de la Constitución Política del Perú. en la que se decide en qué medida (total o parcial) ellas han de quedar a cargo de cada una de las partes. cualquiera sea el monto que un letrado haya convenido con su cliente. que establece la cuantía que cada profesional puede exigir al responsable como secuela del proceso.compensan de acuerdo con el resultado del proceso.respestará las mandas de los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Ley N° 29. en esta última situación se hallan los peritos y otros auxiliares. Esa etapa es conocida con el nombre de costas y comprende a su vez dos regulaciones'• la distribución.

ordena al interpretar y aplicación de toda norma jurídica tener en cuenta los fallos vinculantes del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Suprema de Justicia de la República. incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral.-Competencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales Los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes procesos: 1.497 TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I COMPETENCIA Artículo 1 ". En proceso abreviado laboral. formativa o cooperativista. referidas a aspectos sustanciales o conexos. . 144 Ley N° 29.

Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador. . 3. Por competencia se entiende la disputa o la contienda. en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía. con preferencia a los demás órganos de la Jurisdicción en su manifestación laboral. de determinadas pretensiones procesales. Los asuntos no contenciosos. de cierto tipo y grado.2. sin importar la cuantía.497 145 regla o conjunto de reglas que deciden sobre dicha asignación. Concepto de competencia La competencia es la asignación a un órgano jurisdiccional. De este modo podemos entender por competencia la Ley N° 29. También puede significarse la idoneidad o actitud y este último es el concepto que para los efectos procesales nos interesa.

Las normas de la competencia constituyen solemnidades sustanciales a todos los procesos e instancias.La competencia es prorrogable en los casos permitidos por la Ley.Las normas de la competencia son de orden público. y su violación u omisión producen la nulidad del proceso y de la sentencia ejecutoriada. 3. ALSINA señala que es la actitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado.. PEÑA HERRERA dice que la competencia es la facultad que tiene el Juez para administrar justicia dentro de los límites de su jurisdicción. La competencia es pues la medida en que un órgano jurisdiccional participa dentro de las funciones del Estado. 2.. a saber- 1. tiene su origen y fundamento en la necesidad de distribuir el trabajo entre los numerosos órganos que componen el Poder Judicial. Hay algunos principios que informan o relativo a la competencia.. por tanto prevalecen sobre la voluntad de las partes y deben interpretarse restrictivamente. Por su parte. Además de los principios de la competencia existen reglas específicas que conviene consignar suscintamente^ . La competencia.

La primera regla que tiene que ver con el principio de legalidad. Constituye la excepción al principio precedente la circunstancia de que la causa se encuentre ya radicada ante un tribunal determinado. Modificación de la competencia Los casos en que la competencia puede modificarse pueden ser- . Aplicarse inmediatamente a las causas pendientes. y salvo que contengan disposiciones de las que resulte un criterio distinto. 2.. . 1. salvo ciertos casos señalados por ley o convenios internacionales respectivos. En materia civil corresponde admitir que existe radicación de la causa cuando se ha trabado la litis por demanda y contestación o por vía de decisión de incidente sobre el .La segunda regla. también de fijeza. es de que la competencia sólo puede ser establecida por la ley. siempre que no signifique privar la validez a los actos procesales cumplidos..497 1.146 Ley N° 29. establece que una vez fijada la competencia no se altera por causas sobrevinientes.

debe tenerse en consideración la traba de la litis con el último de ellos. Delegación y prorrogabilidad de la competencia La competencia no es delegable.punto. Si hay varios demandados. En la ejecución. deben permanecer en la jurisdicción donde están radicados. a la contestación de la demanda en los procesos de conocimiento. siempre que en la ley no se establezca lo contrario. Los expedientes acumulados a otro que ya tiene radicación en un fuero. y por ende en la ejecución fiscal. 2. aun cuando en aquéllos no haya mediado radicación. es la ley quien le otorga esa capacidad al . Por lo tanto. Ley N° 29. atribuyéndose a otro fuero. los procesos en trámite deben ser remitidos a este último. los autos que se encuentren en la alzada.497 147 Dictada una ley que modifica la competencia. no son alcanzados por las nuevas leyes de competencia. cualquiera sea su especie. la oposición de excepciones equivale -a los efectos de la radicación de la causa-.

La primera. "Funciones de mera comisión de los jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires". nota en la Ley.órgano jurisdiccional y consecuente sólo ella puede desplazarla hacia otro Juez o Tribunal. garantizan esa indelegabilidad todas las leyes procesales del país. sino por orden de su superior.497 . Competencia propia y delegada Tienen competencia propia los jueces que conocen de las causas en ejercicio de las facultades que les confieren las leyes. en tanto que la 1. cuando conocen por encargo de otros jueces. BAÑOS HEBERTO A. 148 Ley N° 29. también llamada originaria o retenida. 27. No debe confundirse la delegación de la competencia con las funciones de mera comisión que los órganos aptos confieren a otros auxiliares. ya que el juez o tribunal comisionado no obra en ese caso por imperio propio. en cambio. 1 3. Es delegada. es amplia. t. 161. p.

sino en ejercicio de su propia competencia. . En numerosos supuestos la diligencia podrá cumplirse directamente. 2 Sin embargo. Cuando se dirigen a un tribunal superior se los llama suplicatorias y si son enviadas a uno de jerarquía inferior se los designa órdenes o comisiones. al que tiene competencia en el lugar donde debe ser cumplida.3 4. cédula. mandamiento. el juez la comisiona a otro juez.. etc. Comisiones de diligencias En el curso del proceso muchas diligencias deben sustanciarse fuera del territorio donde el juez tiene competencia. limitada al cumplimiento de la diligencia • comisionada. mediante la presentación del oficio. ante la oficina respectiva. El medio de comunicación entre jueces de igual jerarquía y distinta circunscripción territorial se denominaba exhorto. Pero en otros casos. el juez requerido no actúa como delegado del oficiante.segunda tiene solamente la extensión que el delegante hubiese fijado.

La primera pauta de que dispone el magistrado respecto de la naturaleza de la . Derecho Procesal. 203. porque las leyes de competencia tienen efecto retro. 3.5.497 149 normas legales atributivas de ella que se encuentren vigentes en el momento en que se promueve la demanda o cuando queda trabada la litis. sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada. p. Sigúese de allí que la acción debe ejercitarse ante el juez que corresponda en el momento de promoverla. I. PALACIO. 25.activo con relación al momento en que el vínculo sustancial ha nacido. Determinación de la competencia. Fundamento La determinación de la competencia del órgano jurisdiccional debe hacerse de conformidad con las 2.4 Para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable. Código de procedimientos I. D 'ALESSIO YAÑEZ ALVAREZ. Ley N° 29. p.

cit. Leyes que fijan la competencia La competencia se determina con arreglo a las normas vigentes en la oportunidad de la iniciación del proceso. D'ALESSIO . 150 Ley N° 29. 6. por lo que debe prescindirse de los 4. lo cual no obsta a la oportuna ponderación de las defensas articuladas para arribar a la decisión final del asunto litigioso. Es que la determinación de la competencia reconoce su sustento en fa naturaleza de la pretensión incoada y no en el contenido contradictorio de la postura del demandado. Ob.YAÑEZ ALVAREZ.cuestión surge de los términos de la demanda. atendiendo al estado de cosas existente en dicha oportunidad. La competencia tiene su origen y fundamento en la necesidad de distribuir el trabajo entre los numerosos órganos que componen el Poder Judicial.. 35.497 . p.

que regula el art. Es que la determinación de la competencia según un criterio territorial viene impuesta con el fin de allanar a las partes los inconvenientes derivados de a distancia y a obtener un mayor rendimiento de la justicia. y siempre que ello no importe privar de validez los actos procesales cumplidos o que no contengan disposiciones de las cuales resulte un criterio distinto.hechos sobrevinientes a su iniciación.P. Contrariamente. aun en caso de silencio de las mismas. Reglas de competencia territorial Corresponde analizar las reglas de competencia territorial. No existe causa pendiente si ha recaído sentencia firme que resuelve la litis. 14 del C. 7.C. En este caso será determinante la elección del demandante. que deriva de la aproximación entre la sede . 8.. expresando esta competencia es en principio prorrogable. Competencia por razón de territorio Respecto al territorio es juez competente del lugar donde se encuentra el centro de trabajo y el domicilio principal del empleador. las leyes modificatorias de la competencia se aplican inmediatamente a las causas pendientes.

así tenemos: a) Persona natural. La razón determinante de la competencia territorial es la vecindad de la sede a las personas o cosas que sirven al juez para la función jurisdiccional. vecindad con la cual crece el rendimiento y decrece el costo del proceso. agilidad e inmediación. en las diversas situaciones que se pueden presentar.. En el artículo se establecen reglas generales para fijar la competencia territorial. 2.497 151 aplicación para el caso concreto de los principios procesales de economía. Puede ser demandado en cualquiera de ellos. salvo disposición legal en contrario. si se demanda a una persona natural es competente el juez del lugar de su domicilio. La determinación de tal competencia implica entonces la Ley N° 29.del órgano judicial y el lugar de la producción de la prueba.Cuando el demandado carece de domicilio. 1. Es .Cuando el demandado carece de domicilio o este es desconocido..

9. Es competente el Juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país.Cuando el demandado domicilia en el extranjero. Régimen derogado Siguiendo al art.497 . a elección de éste último. 4. Competencia por razón de la materia Este tipo de competencia se determinará por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones que le regulan.. Si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado. 9. Ley N° 26.1.competente el Juez del lugar donde se encuentre o el del domicilio del demandante.636 este tipo de competencia se ajustará a los siguientes preceptos: 152 Ley N° 29. 3. b) Naturaleza de la pretensión u otra causa análoga. es competente el Juez Civil.

e. Conflictos de autoridad entre los Juzgados de Trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la Ley. Impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación colectiva. c. Acción contencioso administrativa en materia laboral y seguridad social. f. Las demás que señala la Ley. Las Salas Laborales de la Corte Superior conocen de las pretensiones en materia de: a. Conflictos de competencia promovidos entre Juzgados de Trabajo y entre éstos y otros Juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. d. . Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación^ g. Acción popular en materia laboral. La homologación de conciliaciones privadas. h. 1. b.

laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurídicos o títulos de otra índole que la Ley señale. Los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos jurídicos sobre: a. incluidos los actos. y C de la Ley N° 27942 (27.de hostigamiento sexual. d. siempre que excedan de diez (10) URP. Ejecución de resoluciones administrativas. b. Pago de remuneraciones y beneficios económicos. sentencias emitidas por las Salas Laborales. . (Inciso modificado por la 5ta. Impugnación del despido. Lev N° 29. conforme a la ley sobre la materia.F.02. Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza.497 153 e. Cese de actos de hostilidad del empleador.D.2003) c. 2.

incumplimiento del contrato y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza por parte de los trabajadores. Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause perjuicio económico al empleador. estatutos sindicales. reglamentos internos de trabajo. Entrega. g. i. f. Impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades administrativas de trabajo. compensaciones y derechos similares que sean de obligación del empleador . h. Conflictos intra e intersindicales. j. Los demás que no sean de competencia de los Juzgados de Paz Letrados y los que la Ley señale. sobre: a. pólizas. 3. acciones y demás documentos que contengan derechos o beneficios laborales. Los Juzgados de paz Letrados conocen las pretensiones individuales. cancelación o redención de certificados. Actuación de prueba anticipada sobre derechos de • carácter laboral. k. Pago de remuneraciones.

Impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el. (24/12/99).497 el régimen de trabajo del hogar.(Articulo modificado por Art. c. incluida la cobranza de aportes previsionales retenidos por el empleador. d. Las demás que la Ley señale.y tengan expresión monetaria líquida hasta un máximo de diez (10) URP. Reconocimiento de los derechos comprendidos en 154 Ley N° 29. Materia relativa al Sistema Privado de Pensiones. sin detenerse en as posibilidades de viabilidad de las otras cuestiones eventuales. empleador durante la vigencia de la relación laboral. b. Debe tenerse presente que la competencia debe analizarse según la pretensión principal deducida. . e. 2 de la Ley N° 27242. cualquiera que fuere su cuantía.

considerando aspectos cualitativos -competencia ratione materiae. Instituciones. p. La aplicación del criterio objetivo orienta la distribución entre jueces de distinta especialidad. Ley N° 29. DÍAZ. 534 . esta competencia constituye un aspecto de la objetiva.5 La competencia por materia se determina por la naturaleza intrínseca del acto o hecho con relevancia jurídica que se encuentra en la base del proceso. que determina la formación de 5. En forma indirecta. En el artículo que se establece que la competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan.497 155 .o aspectos cuantitativos. 10. II. La competencia funcional La competencia funcional corresponde a los organismos judiciales de diversos grados.

La organización de los grados en la forma citada. de una distinta competencia por razón de actividad que ejercen los jueces. nace de la posibilidad humana de incurrir en error y de la necesidad social de enmendarlo. y los.diferentes tipos de tribunales pero se basa principalmente "en la distribución de las instancias entre varios tribunales a cada uno de los cuales corresponde una función". en una palabra. no tiene por objeto dar mayor validez a lo resuelto por otros jueces. legalmente facultado para conocer de una clase de recursos. en lo posible. Cada grado se halla. Los tribunales de segunda instancia. pues. sobre cuestiones que no han conocido los inferiores. La jerarquización de los jueces no significa necesariamente jerarquización de la administración de justicia. sus demandas. están llamados a estudiar con mayor serenidad y más alto criterio. y deben corregir. en los casos en que son requeridos. los grados superiores tienen una competencia originaria o propia. Se trata. sino cumplir ciertas garantías del proceso. las causas del error o de la arbitrariedad. En otros casos. Muchos procesos terminan en primera instancia y la intervención de los tribunales superiores. ante los grados de orden superior. los asuntos que conocen. interesados pueden renovar mediante recursos. y no de una graduación de éstos por su . A cada grado pertenece una actividad.

Competencia por razón de cuantía Según la Ley 26. en la forma en que se hayan sido liquidados por el demandante.importancia. sin . 5 o. por ser el acto que da origen a la relación jurídica procesal.497 11. regula la determinación de la cuantía en su art. costos ni conceptos que se devengen en el futuro.636 la competencia por razón de cuantía se determina siguiendo estas reglas El valor económico de la pretensión es el que resulta de la suma de todos extremos que contenga la demanda. (Art. 156 Ley N° 29.497. costas. tanta categoría tiene un Juez de primera instancia como el de apelación. en el ejercicio de la competencia diremos. Por eso dentro de su esfera. La base única para establecer ese valor es la demanda. el procedimiento para el trámite del juicio y el régimen de las apelaciones. La nueva ley 29. El valor comprende sólo la deuda principal de cada extremo. En el curso del proceso puede variar el valor de la cosa demandada. 6). no así los intereses. El valor económico del pleito determina en muchas legislaciones la competencia.

d) Varios demandados. pero no lo futuros. aun cuando en la sentencia definitiva se tenga en cuenta esa mutación. Las reglas en diversos casos que han de tenerse en cuenta para efectuar el cálculo de la cuantía. ni el procedimiento. daños y perjuicios y otros conceptos devengados al tiempo de la interposición de la demanda. la cuantía se determina por e valor total de lo demandado. intereses y gastos. b) Demanda con varias pretensiones.497 157 c) Demanda con pretensiones subordinadas o alternativas. la cuantía se determina por la suma del valor de todas. los frutos. Ley N° 29. ni la apelabilidad. éstas son: a) Demanda con una pretensión.que se altere la competencia. la cuantía se calcula en base a la pretensión de mayor valor. La regla que se establece para determinar la cuantía en las pretensiones sobre inmueble es: tener en cuenta el valor del inmueble vigente a la fecha de interposición . para calcular la cuantía se suma el valor del objeto principal.

636) eran competentes para conocer por razón de la Función^ 1. siendo por competente el Juez Civil. Sin embargo. el juez determinará la cuantía de lo que aparece en la demanda y su eventual anexo. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema^ a. Del recurso de apelación de las resoluciones . Del recurso de casación en materia laboral.de la demanda. 12. En caso de que la demanda y su eventual anexo no ofrezcan los elementos suficientes para la estimación de la cuantía se tendrá en cuenta la competencia por territorio. el juez sancionará al demandante con el pago de una multa no menor de una ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal. b. más el pago de las costas que le correspondiere. Cuando se calcule en exceso la cuantía y como consecuencia de ello se declara fundado un cuestionamiento de la competencia. Competencia por razón de función En el anterior régimen (ley 26.

158 Ley N° 29.pronunciadas por las Salas laborales en primera instancia.497) trata este tipo de competencia en su art. 3. Elementos que determina la competencia El territorio. del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Trabajo. 2. 4 o. del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Paz letrados en materia laboral. La razón práctica de que los jueces deben estar en las diversas . El nuevo régimen (ley 29.497 c. CUESTIÓN AMIENTO DE LA COMPETENCIA 1. Las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores. Los Juzgados Especializados de Trabajo. De los conflictos de competencia entre Juzgados Laborales de distinto Distrito Judicial.

circunscripciones del territorio de un Estado. no requieren jueces con mucha experiencia ni deben imponer grandes gastos. . pues generalmente por lo menos. no son muy complicados. Existen los distritos menores y mayores constituidos por la circunscripción territorial dentro de la cual ejercenjurisdicción exclusivamente los jueces de la Instancia y las Cortes Superiores. Estos constituyen los distritos judiciales que no necesariamente coinciden con la demarcación política. Aunque todos los derechos requieren de las mismas garantías. determina que se fije su competencia dentro de específicos linderos. El monto de la causa. Fundado en el principio la especialización por regla general.497 159 La naturaleza del asunto. jueces económicamente menos importantes. Ley N° 29. es claro que los. La Corte Suprema tiene competencia dentro de los límites del territorio de la República. y así de ellos pueden ocuparse jueces con menos requisitos y con determinadas y suscintas reglas de procedimiento. pero entre nosotros el principio de la división del trabajo. respectivamente. En caso de duda debe consultarse la ley de creación del juzgado para conocer exactamente los límites territoriales de su competencia.

puede pantearse en cualquier estado y grado del proceso. Tiene la particularidad que puede promoverse de oficio. sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción. están establecidos de conformidad con la organización del Poder Judicial y por 160 Ley N° 29. Elementos renunciables Pero estos elementos unos son renunciables por las partes y otros no. Todo lo actuado será declarado o nulo y el proceso concluirá. Efecto de la incompetencia. monto de la causa y turno. En el Código de Procedimientos Civiles las cuestiones de competencia no podían promoverse de oficio sino a instancia de la parte interesada. 2.497 . y por tal razón. Los elementos de naturaleza. La incompetencia puede darse por razón de: a) la materia b) la cuantía y c) el territorio. esta siempre y cuando la competencia es improrrogabe. grado.

o sea que debe . de P. Esta excepción es por naturaleza una excepción dilatoria. La competencia se decide por el actor al interponer la demanda! por el demandado al contestarla sin declinar jurisdicción. 3. ante este mismo juez que considera incompetente. esto es lo que constituye la prórroga de la competencia (competencia relativa). y por el juez en dos ocasiones^ al admitir la demanda y al resolver la excepción de incompetencia. en beneficio de los propios litigantes.lo mismo constituyen leyes de orden público que no son renunciables (competencia absoluta) y contra los cuales no vale la voluntad de las partes. La primera se plantea por la persona indebidamente emplazada por un juez. y por eso éstos pueden renunciar a este beneficio. En cambio. C. la territorialidad. Medios para hacer efectivas las reglas que determinan la competencia Nuestra ley franquea dos medios para dar eficacia a las normas sobre competencia^ la excepción que llamo impropiamente declinatoria de jurisdicción en vez de decir de incompetencia. para que decline seguir interviniendo en la causa y así es esencialmente declinatoria. se ha establecido por una razón práctica. o sea la división de la competencia por razón de territorio. y la contienda de competencia en el C.

6 4.497 161 La segunda es una acción inhibitoria porque por medio de ella la persona indebidamente demandada ante un juez al que estima no le corresponde el conocimiento de la causa. cuando ambos se niegan a conocer del mismo . El conflicto es positivo. y negativo. se presenta al juez que considera competente para que se decida por un tercero. cuando ambos jueces se disputan el conocimiento.interponerse antes de contestar la demanda. Ley N° 29. Conflictos de competencia El conflicto de com petencia es la disputa de dos jueces respecto del conocimiento de un mismo asunto. aunque procede también como perentoria. planteándose al momento de absolver ese trámite. esto es que el que emplea uno de ellos no puede usar el otro simultánea ni sucesivamente. aun contra la voluntad del juez que lo ha emplazado y de quien corresponde el conocimiento del asunto planteado. Su estudio corresponde a la parte relativa a las excepciones. Ambos medios se excluyen.

6. Declinatoria e inhibitoria Ocurre la primera cuando más de un juez pretende ser competente. COLOMBO. p. y la negativa cuando todos los llamados a intervenir en el proceso niegan su competencia. PERLA VELAOCHAGA. en una contienda positiva. 114.497 La contienda afirmativa puede proponerse por declinatoria o por inhibitoria. necesariamente. cit.asunto. C. 7.. Ob. p. I. 72. Se . 5. Contienda positiva y contienda negativa. 162 Ley N° 29. Código procesal.7 El conocimiento simultáneo desemboca.

caducidad de la instancia.. gr. etcétera. b) Competencia excluyente. La petición de .sigue la vía de la declinatoria cuando el demandado se presenta ante el juez que interviene en el proceso y le pide que declare su incompetencia. Se promueve la inhibitoria cuando el demandado se presenta ante el juez que cree competente. Requisitos de admisibilidad Para que se suscite una cuestión de competencia. v. En tal sentido. desistimiento. deben concurrir los siguientes requisitos: a) Proceso en trámite. 6. que no haya concluido por sentencia. pidiendo que declare tal competencia y remita oficio y exhorto inhibitorio al juez que está conociendo en la causa a fin de que se abstenga de continuar interviniendo en su sustanciación. o por alguno de los modos anómalos de terminación del proceso. Es decir. se ha entendido que es extemporáneo el planteo de la cuestión de competencia por inhibitoria realizado cuando el juez exhortado recién tomó conocimiento una vez que se había dictado sentencia.

inhibitoria o declinatoria. f) Fundamentación. en la medida en que no estén . no podrá en lo sucesivo usarse de la otra. La cuestión no debe haber precluido para las partes.competencia de un juez debe excluir la competencia de otro. de modo tal que no pueden considerarse violatorios de ella a aquellos actos procesales razonables y oportunos.497 163 limita la vía de la inhibitoria solamente respecto de las cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia y su razonabilidad Las normas que rigen las cuestiones de competencia tienden a tutelar la garantía de juez natural. e) Restricción de las vías admisibles. en principio. c) No encontrarse preclusa. 7. pueda atribuírseles. El ordenado planteamiento de una contienda de competencia requiere una suficiente determinación de los hechos sobre los que versa la cuestión y la calificación legal que. Elegida una vía. d) Vías incompatibles. El Código Ley N° 29.

8. debe adoptarse un criterio que compatibilice la necesidad de su distribución de acuerdo con las normas que la regulan y la necesidad de efectuar una efectiva prestación de justicia. sino inspirados en una eficaz administración de justicia. El alargamiento innecesario de las cuestiones de competencia puede significar una efectiva denegación de justicia. Declinatoria.Distintas vias para plantear la cuestión de competencia. frente a una cuestión de competencia.497 .desviados de su objeto propio. que va en detrimento de la constitucional de la defensa en juicio8. 8. Inhibitoria La norma en examen establece dos vías para plantear la cuestión de competencia. II. PALACIO. 164 Ley N° 29. p. 574.la declinatoria y la inhibitoria. Por eso. Derecho Procesal.

tiende a evitar que alguien sea demandado injustificadamente ante un magistrado distante de su domicilio con los consiguientes inconvenientes para una adecuada defensa en juicio de los derechos. Esta institución -maguer las críticas que se le han efectuado por prestigiosos procesalistas9. 9. se la deduce ante un juez que se considere competente. cuando se trata de incompetencia absoluta. . Ello no obsta a que el juez deba de oficio declinar su propia competencia. 10 No se puede plantear ninguna cuestión de competencia una vez que se ha consentido la intervención del magistrado actuante. Debe articularse como excepción de incompetencia y en la oportunidad establecida para oponer la excepción según el tipo de proceso El justiciable pide se declare la incompetencia del juez. porque su propia naturaleza no lo permite. tratándose de la inhibitoria. Una vez firme la resolución que declare procedente la declinatoria "se remitirá la causa al juez tenido por competente". Inhibitoria A diferencia de la declinatoria (o excepción de incompetencia). para lo cual debe correlativamente afirmar la competencia de otro magistrado. Declinatoria. Requiere petición de parte siendo ajena su aplicación oficiosa.

Tratado de la competencia. 308. Jurisdicción y competencia. 23. PODETTI. . LASCANO.9. 10. p. p.

11. de sus anexos de la resolución que expida y de cualquier otra actuación producida.Se inhibe. y remite el proceso al Juez solicitante para que se asuma el conocimiento del mismo. Anexos y copias El Juez que se considera competente al oficiar debe enviar además del oficio. telex u otro medio. copia certificada del escrito de inhibitoria. El demandante puede contradecir la inhibitoria y ofrecer medios probatorios dentro del tercer día de notificado. Ley N° 29. Efecto de la interposición de la inhibitioria. Posiciones que puede adoptar el Juez que conoce el proceso ante la interposición de la inhibitoria.497 . además de oficiar podrá dar aviso inmediato al otro Juez por facsímil oficial. Estas pueden ser: 1.. Contradicción de la inhibitoria. solicitándole que se inhiba y le remita el expediente. 166 Ley N° 29. cuando el Juez que conoce el proceso recibe el oficio debe comunicar al demandante de la inhibitoria.497 165 El trámite a seguir en caso que se admita la inhibitoria es el Juez que se considera competente debe oficiar al Juez que conoce el proceso. Interpuesta la inhibitoria el proceso debe suspenderse. La suspensión debe ser ordenada por el Juez que conoce el proceso. 10. Comunicación al demandante. Notificación adicional El Juez que se considera competente.

uno y otro juez deben abstenerse de todo procedimiento sobre lo principal. Improcedencias. La contienda de competencia constituye una cuestión prejudicial. la ordenará cualquiera de los dos haciendo constar la urgencia". al Superior que deba dirimir la competencia! debe remitir también el principal y comunicar al Juez solicitante. Estado de juicio durante la sustanciación de la competencia. 12. Según la segunda parte de citado precepto legal cualquiera de los dos jueces puede practicar las diligencias con estas Ley N° 167 29. Al dirimir el conflicto debe ordenar la remisión del expediente al Juez que considere competente: con oficio al otro Juez.Se considera competente y remite todo lo actuado.497 condiciones. 2. uno y otro juez se abstendrá de todo procedimiento sobre lo principal.l) que sean urgentes! 2) que su omisión cause a la parte que la solicita perjuicio irreparable! 3) con constancia de la urgencia. que exige por lo tanto ser resuelta antes de entrar a resolver el fondo del pleito. pero si es urgente practicar alguna diligencia cuya omisión causaría a la parte que la solicita perjuicio irreparable. . Pero la regla admite excepciones. Plazo para resolver los conflictos negativos y positivos de competencia El Superior debe resolver el conflicto de competencia sin trámite alguno dentro de los cinco días de recibido."Durante la sustanciación de la competencia. Es improcedente el pedido de informe oral. Por esto es que durante la tramitación de la competencia.. En caso contrario se estaría permitiendo a intervención de juez incompetente o de uno cuya competencia está en tela de juicio y por decidirse.

El conflicto de competencia positivo el demandado ante un Juez incompetente recurre ante su Juez propio. Presentado el conflicto será el órgano superior quien fije su propia competencia.497 conflictos de com petencia en el capítulo segundo del título segundo bajo el epígrafe "cuestionamiento de la competencia". Sin duda que entre estas condiciones faltaría una cuarta que puede impedir la posibilidad de resoluciones contradictorias. Si se trata de jueces de distinto distrito judicial. Si se trata de competencia entre jueces de un mismo distritojudicialy entre jueces de Primera Instancia. o a solicitud del inferior o a pedido de parte. ya que el código de procedimientos civil tenía el epígrafe inapropiado de sustanciación de la . es la Corte Suprema la que debe dirimir. esto lo hará ya sea de oficio. entre órganos jurisdiccionales de diferente nivel jerárquico es inadmisible. es la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenecen los jueces en conflicto según el art. para que se establezca a quién le corresponde el conocimiento del caso. comunes o privativos. Los conflictos de competencia se producen cuando jueces de igual grado tratan de conocer o están conociendo de un mismo asunto o ambos pretenden ser incompetentes para conocer de él. éste epígrafe es el apropiado. 43. a fin de que promueva contienda al que lo ha emplazado. El nuevo Código Procesal Civil comprende los 168 Ley N° 29. Se entiende por distrito judicial. la circunscripción territorial dentro de la cual una Corte Superior ejerce jurisdicción. cual es la de avisar al otro juez la medida decretada.

No se admite el conflicto de competencia positivo de diferente nivel jerárquico. En el primer caso. En materia civil. ante su juez propio. si ambos jueces pretenden ser incompetentes en igual caso. El conflicto de competencia positivo consiste en el recurso de quien habiendo sido demandado ante un juez incompetente recurre ante su juez propio. y negativa. Se entiende por distrito judicial la circunstancia territorial dentro de la cual una Corte Superior ejerce jurisdicción. entendiéndose por éste eljuez a quien estima corresponde el conocimiento del caso. la Corte Suprema. El conflicto de competencia positivo puede darse' a) entre jueces de un mismo distrito judicial y entre jueces de primera instancia. Las cuestiones ya mencionadas solo se dan en razón de la materia y sobre todo. la contienda no puede versar sobre la competencia funcional. Se interpone pues. por e demandado.497 tampoco es posible contienda de competencia por razón de la cuantía porque esta se fija y señala previamente. . y en el segundo. La contienda de competencia reviste dos formas* positiva cuando dos jueces pretenden asumir el conocimiento del mismo litigio. dirime la Corte Superior del Distrito Judicial.competencia. ya que los grados inferiores no pueden conocer de los recursos que corresponden a los superiores ni éstos de la demanda que se interponen ante aquéllos. Dentro de esta estricta lógica procesal Ley N° 169 29. b) entre jueces de distinto distrito judicial. del territorio.

COMPETENCIA INTERNACIONAL El Juez peruano es competente para conocer los procesos en los siguientes casos-* 1. Competencia sobre personas domiciliadas en el caso de acciones patrimoniales. b) Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban efectuarse en el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de . si se resuelve en favor del Juez requiriente. (art. así tenemos que el pago debe efectuarlo. Para el pago de las costas y costos en una inhibitoria se realizará teniendo en cuenta la resolución que la resuelve. Se sanciona con una multa a la parte que al promover la inhibitoria actúa con malicia. artificio o engaño. B) el demandado que la promovió. De los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero. La multa es impuesta por el órgano jurisdiccional dirimente y ésta oscila de tres y cinco Unidades de Referencia Procesal. De las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional.497 a) Cuando se ventilen acciones relativas a derechos sobre bienes situados en la República. si se resuelve en favor del Juez requerido. 2057). Tratándose de predios dicha competencia exclusiva. y A) el demandante. 2. en los casos siguientes' 170 Ley N° 29.

(art. Salvo convención en contrario. De los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes contra personas domiciliadas en país extranjero. Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la República. para regir el asunto. c) Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. respecto a los bienes situados en el Perú. b) Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a . de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado.497 acuerdo con sus normas de Derecho Internacional Privado. se respeta la competencia peruana para conocer de las acciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra. 2058). o a las relaciones familiares. (art. cuando el derecho peruano sea el aplicable para regir el asunto. y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro. 4. dicha competencia es exclusiva. aun contra personas domiciliadas en el país extranjero. la elección de tribunal es exclusiva. contemporáneo o anterior a la sumisión. 3. de 3 Ley N° 171 29. en los casos siguientes: a)Cuando el derecho peruano es el aplicable. De los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al estado y la capacidad de las personas naturales. 2061). Sin embargo.hechos realizados en dicho territorio.

Artículo 2°. o terceros en cuyo favor se presta o prestó el . todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales. Se consideran incluidas en dicha competencia.su jurisdicción. plurales o colectivos. desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios. aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del asunto. 2063). las pretensiones relacionadas a los siguientes: a) El nacimiento. (art. 2062). formativa o cooperativista. 5. se aplican las normas de Derecho Procesal Internacional. Cuando por la nacionalidad o el domicilio de las partes. incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Dictar medidas provisionales de protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio de la República aun contra personas domiciliadas en país extranjero. siempre que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República. o el señalado para el cumplimiento de las obligaciones.497 b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial. así como a los correspondientes actos jurídicos. (art. En proceso ordinario laboral.-Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo Losjuzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 1. referidas a aspectos sustanciales o conexas. incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios. surgen conflictos de leyes nacionales. originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral. 172 Ley N° 29. sin ser exclusivas. la ubicación de los bienes o el lugar de la realización de los hechos o actos.

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo. Ley N° 173 29. fondos. incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual. cajas u otros. las pretensiones originadas en las . En proceso abreviado laboral. 3. c) Los actos de discriminación en el acceso. deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. y 1) aquellas materias que. g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales. d) El cese de los actos de hostilidad del empleador. a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. exigibles ai empleador. e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. a favor de los asegurados o los beneficiarios. i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez. conforme a la ley de la materia. ejecución y extinción de la relación laboral.servicio. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia. a criterio del juez. incluida su disolución. en función. de su especial naturaleza. En proceso abreviado laboral. Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).497 4. 2. h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos. j) El Sistema Privado de Pensiones. de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única. las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral.

174 Ley N° 29. conf. 2002. que son formas de la capacidad procesal dependientes del contenido del litigio. en pensar en las normas. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). más o menos delimitado. que puede concebirse como la forma penal de la capacidad. Acerca de esta concepción general.497 . administrativa o de seguridad social. "Competencia". dé derecho público. la competencia es parienta cercana de la capacidad y también de la 'mputabilidad. 127. 5. de naturaleza laboral. así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo. en tanto se reserva el nombre de competencia para el ámbito.prestaciones de servicios de carácter personal. Eudeba. Buenos Aires. También se halla vinculada a ciertas manifestaciones más específicas. y "Formalización de la competencia". GUIBOURG. en el que cada juez está autorizado a ejercer su jurisdicción. p. como la personería o la personalidad jurídica (individualidad dotada de cierta capacidad) y la legitimación activa y pasiva. RICARDO A. hay una competencia por razón del territorio (los lugares a los que alcanza el poder del juez). En este sentido. En general. Buenos Aires. en Provocaciones en torno del derecho. 53. Eudeba. 1999. p.En este sentido. una competencia por razón de la materia (la naturaleza de los conflictos que él está llamado a decidir) y una competencia por razón de las personas (el conjunto de las 1 l. se llama competencia a la circunstancia en la que se encuentra un funcionario o un organismo tal que el ejercicio por él de cierta conducta más o menos formal resulte en la creación de una norma11. Pero en el lenguaje del procedimiento judicial la palabra adquiere un significado más especifico^ suele llamarse jurisdicción la facultad que los jueces tienen para resolver las causas sometidas a su decisión..

pero puede verse suspendida durante las ferias o por motivos atinentes a la persona del juez). Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral.personas. en las materias siguientes: 1.. Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distritojudicial. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y . Gurbourg y otros. por vía de turno. 2. a ser tramitado conforme a la ley que regula los procesos constitucionales.497 5.12 Artículo 3°. de sorteo u otro procedimiento legalmente establecido. Proceso de acción popular en materia laboral. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva. afectan la jurisdicción. 3. Ley N° 175 29. y por razón del turno (que restringe la jurisdicción de un magistrado a los litigios que. 4. le sean asignados para su conocimiento). 52. Todas estas razones son otros tantos límites que. en primera instancia.Competencia por materia de las salas laborales superiores Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia. También puede hablarse de una competencia por razón del tiempo (que abarca el lapso durante el cual el magistrado ejerce su cargo. a ser tramitada confonne al procedimiento establecido en la presente Ley. en diversos ámbitos. p. Procedimiento Laboral. físicas o jurídicas. que permite distinguir entre jueces de diversas instancias. por razón de grado. a quienes sus decisiones pueden afectar). a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje. 12.

4. Artículo 4o.2 Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para conocer de los siguientes recursos: a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales. 4. y b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. y c) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.. Las demás que señale la ley.1 La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos: a) Del recurso de casación.3 Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer de los siguientes recursos: a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados en materia laboral.Competencia por función 4. 6.autoridades administrativas en los casos previstos por la ley. y b) del recurso de queja por denegatoria dei recurso de . b) del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia.

.apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

Los intereses. Artículo 6°. excluyentemente.. de oficio. Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios. las costas.497 Artículo 5°.Competencia por territorio A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios. grado y territorio mediante excepción. declara. el demandado puede optar. grado. La competenciapor razón de territorio sólo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios.176 Ley N° 29.1 El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia. tal como hayan sido liquidados por el demandante. cuantía.Regulación en caso de incompetencia 7. en cualquier estado y grado del proceso. por oponer la incompetencia como excepción o como contienda. función o territorio no prorrogado. los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la- demanda no se consideran en la determinación de la cuantía. la nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de materia. .Determinación de la cuantía La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda. En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo.. sólo es competente juez del domicilio de éste.. Sin perjuicio de ello el juez.2 Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón de territorio. 7. cuantía. Artículo 7o.

En proceso abreviado laboral. 7. la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. LEY N° 29. correspondiente. Io al 7o que por razones didácticas seguidamente reproducimos TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I COMPETEN CIA Artículo lVCompetencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales Los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes procesos: 1.497 El nuevo régimen de la competencia está regulado en los arts.3 La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la corte superior. las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a .497 La competencia de los jueces de paz letrados sólo se cuestiona mediante excepción.Ley N° 177 29. Tratándose de juzgados de- diferentes distritos judiciales. NUEVO RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA.

sin importar la cuantía. desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios. 178 Ley N° 29.497 2. Los asuntos no contenciosos. Se consideran incluidas en dicha competencia. referidas a aspectos sustanciales o conexos. las pretensiones relacionadas a los siguientes: a) El nacimiento. plurales o colectivos. Artículo 2°. formativa o cooperativista. incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. sin ser exclusivas. en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía. incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. así como a los correspondientes actos jurídicos. 2. b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial.-Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo Losjuzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 1. referidas a aspectos sustanciales o conexos. originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral. ejecución y . Los procesos con titulo ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). c) Los actos de discriminación en el acceso. En proceso ordinario laboral. normativa o cooperativista. incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios. o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral. salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador. todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales.

a criterio del juez. incluida su disolución. exigibles al empleador. y 1) aquellas materias que. deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. en función de su especial naturaleza. cajas u otros. í) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez. f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo. j) El Sistema Privado de Pensiones. 3. Ley N° 179 29. Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). 2. En proceso abreviado laboral. conforme a la ley de la materia. de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única.497 e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. a favor de los asegurados o los beneficiarios. a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. e) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales. las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. fondos.extinción de la relación laboral. h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraidas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos. k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. d) El cese de los actos de hostilidad del empleador. las pretensiones originadas en las . En proceso abreviado laboral. incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual. 4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia.

. 2. en las materias siguientes: 1. 4. así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.1. 3. a ser tramitado' conforme a la ley que regula los procesos constitucionales.. de naturaleza laboral.Competencia por materia de las salas laborales superiores Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia. Las demás que señale la ley. 5. Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distritojudicial. de derecho público.497 Artículo 3°. 180 Ley N° 29. a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje.Competencia por función 4.casos previstos por la ley. Los procesos con titulo ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). Artículo 4o. en primera instancia.prestaciones de servicios de carácter personal. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos: a) Del recurso de casación. Proceso de acción popular en materia laboral. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva.de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en ros. administrativa o de seguridad social. a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente Ley. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral. 5. Conflictos . . 6.

tal como hayan sido liquidados por el demandante.497 a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales. 4. Artículo 5°.Determinación de la cuantía La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda. y b) Del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. 4. los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran en la . las costas. y c) Del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley. Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer de los siguientes recursos: a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados en materia laboral..2 Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para conocer de los siguientes recursos: Ley N° 181 29. a) Del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia. Los intereses.3. y b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

declara. 7.1. por oponer la incompetencia como excepción o como contienda.3. 7. Sin perjuicio de ello el juez. la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la . excluyentemente. la nulidad de lo actuado y la remisión. 182 Ley N° 29. sólo es competente el juez del domicilio de éste. 'v o Artículo 6 . El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia. Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios. función o territorio no prorrogado. en cualquier estado y grado del proceso. grado y territorio mediante excepción. Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales.Competencia por territorio A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios. La competencia de los jueces de paz letrados sólo se cuestiona mediante excepción. de oficio.. Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón de territorio. En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo.2. el demandado puede optar. al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de materia. La competencia por razón de territorio se lo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios.-Regulación en caso de incompetencia 7. cuantía. La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. cuantia.determinación de la cuantía.497 Artículo 7°. grado.

en la demanda o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones. SUJETOS DEL PROCESO .Corte Suprema de Justicia de la República. sin embargo.Reglas especiales de comparecencia 8. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al proceso sin representante legal.. La falta de comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso.497 causa propia.3 Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial de representación. La representación del sindicato no habilita al cobro de los derechos económicos que pudiese reconocerse a favor de los afiliados.2 Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en Ley N° 183 29.1 Los menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante legal. el empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. 8. CAPÍTULO II COMPARECENCIA Artículo 8o. 8. en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados. el juez pone la demanda en conocimiento del Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso. En este caso.

Entre las primeras se encuentran el juez. ésto es las personas auxiliares. pues 184 Ley N° 29. Generalidades Para que haya juicio se requieren tres presupuestos- 1. y depositarios judiciales. y 3. Otro criterio para clasificar a las personas auxiliares que intervienen en los juicios es el de la parcialidad. como las partes y sus abogados. como en el caso del juez! mientras que otras son esencialmente parciales. Entra las segundas. el actuario. Tal es el caso del tercero perjudicado que ..Una demanda 2. unas son esenciales y otras son auxiliares. el secretario y más empleados. y otros. las partes y sus abogados. se encuentran los peritos. como el juez. como en el caso de las partes y sus abogados. es la persona interesada en un proceso y puede sostener en él sus pretensiones compareciendo por sí misma o por medio de representante. Pero frente a las "partes" que intervienen en el proceso. los intérpretes. y más empleados judiciales. que puede ser legal o convencional.497 unas necesariamente son imparciales.. y el representante del Ministerio Público cuando deba intervenir como parte. Se dice también que unos son empleados públicos. tenemos los "terceros" que eventualmente pueden intervenir en el proceso e inclusive llegar a ser considerados partes. sin ser necesariamente actor ni demandado.1..Los litigantes o partes De las personas que intervienen en los procesos. los testigos. no lo son. Parte. Las partes son esencialmente dos' Actor y demandado.Un órgano jurisdiccional.

497 cuanto el uno invoca una relación jurídica que obliga al otro. primus. que demanda y otro.puede intervenir en el proceso en base por el cual se le reconoce tercero a ser oído en cualquier proceso. o quien reclama y frente a quien se pretende.15 Cabe señalar que entre el concepto de sujeto procesal y de parte existe una relación de género a especie. cuando las providencias judiciales le causen perjuicio directo. Es decir. tertius. secundus. con lo que queda la denominación de tercero. Esta intervención del tercero es independiente de las tercerías. en 13. pero sólo dos partes^ demandante y demandado. De ahí que si bien la parte es sujeto del proceso. En el proceso civil existen tres sujetos: demandante. Derecho procesal III. Ley N° 185 29. De ahí la denominación de Parte.16 Parte representa una calidad. no una persona y puede estar integrada por varias personas. para todos los sujetos extraños al litigio. que es demandado. 13 Es así que la idea de parte se relaciona Con la pluralidad de sujetos que se enfrentan en un litigio. no todo sujeto es parte: tal el caso del juez. o quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión. COMPARECENCIA AL PROCESO Parte es quien pretende y frente a quien pretende. puede haber más de un sujeto que pretende y más de un sujeto contra el cual se . Uno. demandado y juez. En estos casos los sujetos jurídicos son dos y cada uno de ellos es elemento de una pareja 14. 8. GUASP. dos. p.

PODETTI. FENOCHIETTO-ARAZI. 14. Son partes. o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión. respecto de ésta uno de los requisitos que condicionan su admisibilidad. 170. p. Tratado de la tercería. 1. pero no afecta la calidad de parte de quien ha deducido o frente a quien se ha deducida esa .497 El concepto precedente.pretende.. MICHELI. 1. con prescindencia de que revistan o no el carácter de sujetos legitimados para obrar o para contradecir en el concreto proceso de que se trate. y aquélla frente a la cual se reclama dicha satisfacción. CARNELUTTI. 198. De manera que la ausencia de legitimación puede determinar el rechazo de la pretensión en virtud de no concurrir. Curso de Derecho procesal. Concepto de parte En términos generales. 1. Las partes. desestima la. 1. N" 12 15. J. p. p. 17. 16. quienes de hecho intervienen o figuran en aquél como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión.Configura una noción que. Sistema. con el que básicamente coincide la mayor parte de la doctrina contemporánea. exhibe las siguientes notas fundamentales' 1. diferencia formulada entre partes en sentido material y en sentido formal. Lo primero da lugar a la legitimación plural activa y lo segundo a la legitimación plural pasiva. y sin perjuicio de las precisiones que se formulan más adelante. p. 186 Ley N° 29. o sea independientemente de la titularidad de la reacción sustancial controvertida.17 1. RAMIRO. 33. 452. por hallarse circunscripta al ámbito del proceso. cabe decir que es parte toda persona (física o de existencia ideal) que reclama en nombre propio. en efecto. Código procesal.

son utilizadas conjuntamente con otras que se hallan vinculadas a ciertos tipos de procesos o a la etapa procesal en que las partes intervienen. aquél adquiera el carácter Ley N° 187 29. como el representante. aquélla sólo es aplicable a los procesos contenciosos. que aquéllas han asumido en el proceso. Tales denominaciones.497 de sujeto pasivo de la correspondencia pretensión y..pretensión. respectivamente. sin que ello altere la posición originaria.En la medida en que la noción de parte implica un enfrentamiento que se suscita. se convierte en parte. la denominación de demandante y demandado o de actor y demandado. Es en cambio ajena al ámbito de los denominados procesos no contenciosos. . Cabe añadir que en el proceso de conocimiento los sujetos activo y pasivo de la pretensión procesal reciben. Por consiguiente aquella calidad no puede atribuirse a quien. 2. en los procesos de ejecución aquellos sujetos son también denominados ejecutante y ejecutado o acreedor y deudor en los procedimientos de impugnación de la sentencia las partes son indicadas con los nombres de apelante y apelado o de recurrente o recurrido. sea voluntario o necesario. entre dos sujetos. gr. por lo menos. Así.. frente a la oposición de un tercero o del Ministerio Público con respecto al pronunciamiento requerido. v. interviene en el proceso en nombre y en defensa de un interés ajeno.Sólo es parte quien actúa en nombre propio. o en nombre de quien se actúa.. en los que cuadra reemplazar el concepto de parte por el de peticionario aunque con la salvedad de que. 3. activa o pasiva. por lo tanto. que revisten carácter genérico.

o bien integran una representación legal y no corresponde. Quienes pueden ser partes Pueden asumir la calidad de partes los individuos físicos. aun las simples asociaciones. y todos aquellos que tienen existencia jurídica. alcanza también al heredero único presentado en un proceso sucesorio. entre los cuales cabe a su vez distinguir los que integra el ministerio de menores y las defensorías de pobres y ausentes. Es parte el que inicia una demanda contenciosa. pobres y ausentes). El concepto de parte comprende en su generalidad a todo el que se presente ante un juez para formular una 188 Ley N° 29. Cuando el sustituto procesal o el tercero ingresa al proceso. . Es el caso de los representantes del Ministerio Público. ninguna dificultad: se trata de representantes de determinadas personas (incapaces. adjudicarles el carácter de partes.18 2. El ordenamiento jurídico autoriza interposición de pretensiones procesales por obra de determinados órganos estatales que no cumplen esos actos en nombre propio sino en defensa de intereses que afectan al orden público o social.497 pretensión jurídica ejercitable en justicia. violentando su sentido. La naturaleza de la actuación que incumbe a los funcionarios que componen el primero de los mencionados grupos no ofrece. el que pide una medida cautelar. por lo tanto. el que inicia una sucesión invocando su calidad de heredero o su carácter de sucesor universal. en el caso. inclusive las personas por nacer. reservan para aquellos que no dirigen su pretensión contra alguien la denominación de peticionario. Quienes mantienen la pureza de la denominación. El término parte.

sino a la posición (actora o demandada) que asumen en él. sino a la posición (actora o demandada) que asumen en él. Dualidad de las partes procesales No cabe concebir la existencia de un proceso contencioso con una sola parte ni con más de dos (principio de dualidad de las partes). permiten la enunciación de tres principios fundamentales que se vinculan íntimamente con la calidad jurídica que caracteriza a las partes. Son ellos los de dualidad. 18. p. 3. Tampoco enerva la vigencia de este principio la circunstancia de que en el proceso como partes. mediante la participación de varios actores o demandados. Tampoco enerva la vigencia de este principio la circunstancia de que en el proceso intervenga. Principios inherentes a la calidad de parte Los conceptos formulados. Derecho Procesal. igualdad y contradicción. una . como ocurre en las hipótesis de litisconsorcio e intervención adhesiva.se convierte en parte. total o parcialmente. que serán examinados seguidamente. ya que ésta no se halla referida al número de personas que intervienen o figuran en el proceso como partes. Ley N° 189 29. PALACIO.497 4. de hecho. El hecho de que el proceso pueda desarrollarse. III. 19. no obsta a esa necesaria dualidad.

la efectividad del ejercicio de las referidas facultades.497 hacer valer las alegaciones y los medios de prueba tendientes a obtener el rechazo de aquélla. 6. 7. por omisión o negligencia. con razonables oportunidades de audiencia y de prueba.sola parte. Criterios clasificatorios Si bien el concepto de parte es único. Contradicción de las partes procesales Este principio requiere. fundamentalmente. 5. Clases de partes procesales. de manera que no resulta desconocido cuando la parte interesada no hizo valer. admite ciertas . según sucede en el caso de la rebeldía. por lo tanto. que cada una de las partes cuente. los medios de defensa. toda vez que en derecho siempre son dos. la misma facultad incumbe al sujeto activo de la pretensión siempre que deba dictarse alguna decisión susceptibles de afectar su situación jurídica. a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal. La vigencia del principio analizado se satisface mediante el otorgamiento de posibilidades de defensa y no exige. así como al sujeto frente al cual se interpone la pretensión debe acordársele la facultad de 190 Ley N° 29. Igualdad de las partes procesales Para la ley procesal. las partes tienen y deben tener siempre igual tratamiento. Por lo tanto. las pruebas o los recursos que pudo utilizar en la correspondiente oportunidad procesal. Y a este principio no puede escapar el Estado. durante el desarrollo del proceso.

simples y complejas. Ley N° 191 29. pueden ser útilmente adoptadas como criterios clasificatorios residen en la oportunidad de la comparecencia de las partes. en su recíproca situación procesal. 10. fundamentalmente. eventualmente. estén constituidas por un solo sujeto o por dos o más. de partes originarias y sucesivas. 9. Partes procesales principales y accesorias Son partes principales aquellas que hacen valer. permanentes y transitorias y necesarias y voluntarias. Partes procesales originarias y sucesivas Son partes originarias aquellas que deducen o se oponen a la pretensión contenida en la demanda o. en su composición. en la contestación a ésta. Sobre esa base cabe hablar. respectivamente.497 8. respectivamente. o sean el actor. Partes procesales simples y complejas Las partes son simples o complejas (o múltiples) según que. en tanto que cabe denominar partes accesorias a las que sólo están habilitadas para invocar un interés coincidente con el . comparecen espontáneamente o son citadas al proceso a raíz de la petición formulada por alguna de las partes originarias. Este último supuesto se configura en los casos de litisconsorcio y de intervención adhesiva (litisconsorcial y simple). Las circunstancias que. principales y accesorias. en su grado de vinculación con el objeto del proceso y en carácter imperativo o facultativo de su citación o participación en éste. como fundamento de su pretensión u oposición. un derecho propio.variantes que permiten distinguir entre distinta clases de partes.

intervinientes litiscosorciales. hacen valer un derecho propio e independiente del invocado por las partes permanentes. en el incidente promovido con motivo de recusación.497 nentes a los sujetos activos o pasivos de la pretensión que motiva el proceso. cualquiera sea la forma en que se haya verificado esa intervención (espontánea o coactiva). Tal lo que ocurre con el caso del interviniente adhesivo simple. limitando su actuación a una determinado etapa o trámite de aquél. etc. Partes procesales necesarias y voluntaria Son partes necesarias aquellas cuya citación al proceso resulta indispensable para integrar el litigio como actoras o demandadas y partes voluntarias las que se incorporan a aquél sin llamamiento forzoso previo. 12. sea que actúen desde el comienzo de éste (actor y demandado) o que se incorporen con posterioridad como intervinientes principales o accesorios. 11. Partes procesales permanentes y transitorias Correspondencia la denominación de partes perma- 192 Ley N° 29. La importancia práctica de esta distinción radica en que mientras las partes principales.) gozan de autonomía en la gestión procesal. durante el transcurso del proceso. (demandante y demandado.derecho aducido por las partes principales. como ocurre en el caso de acumulación subjetiva de pretensiones y en las hipótesis de intervención excluyente y adhesiva. Son en cambio partes transitorias o incidentales aquellas que. la actuación de las partes accesorias se halla subordinada a la de aquéllas. En esta categoría de partes cabe incluir al perito. .

497 Del principio genera en cuya virtud es persona todo ente susceptible de adquirir derechos contraer obligaciones se infiere que toda persona. Tienen también capacidad para ser partes las personas jurídicas. los órganos derivados de su división territorial y las entidades públicas o privadas existentes en ellos. Por aplicación de las reglas generales. las personas naturales o de existencia visible adquieren capacidad para ser partes desde la concepción en el seno materno y la pierden con la muerte. así como los Estados extranjeros.13. la adquisición y pérdida de esta clase de capacidad ha de coincidir necesariamente con la adquisición y pérdida de la personalidad. de manera que cabe definirla como la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y deberes procesales. En consecuencia. sea que este hecho resulte acreditado mediante el hallazgo o identificación del cadáver o que el jaez lo tenga por comprobado en el supuesto de que la desaparición de la persona se haya producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. goza de capacidad para ser parte. Capacidad jurídica para ser parte procesal Este tipo de capacidad se refiere a la posibilidad jurídica de figurar como parte en un proceso y constituye una proyección en el ámbito procesal de la capacidad de derecho genéricamente considerada. Ley N° 193 29. pero en algunos casos no pueden ejercerse esos derechos. sean de derecho público o de derecho privado. por el sólo hecho de serlo. La regla general es de la capacidad y toda persona tiene capacidad de derecho. o no se tiene la capacidad de .

al igual que sus dependencias. (art. La incapacidad absoluta es la excepción y obedece a razones físicas.C. por otro lado. Las personas que carecen de toda aptitud para actuar por sí mismas y válidamente en un proceso deben hacerla en su lugar los representantes. o las empresas públicas privadas . El Estado interviene también en el proceso como parte. tienen capacidad jurídica para ser partes se hallan dotadas de capacidad procesal. los principios que el derecho privado consagra en materia de capacidad de obrar o de hecho. La regla de la capacidad. como el caso de los dementes. 194 Ley N° 29. en el marco del proceso. de gobierno y de decisión y. En el proceso intervienen el Juez como representante del Estado con el objeto de realizar actos de dirección. actos procesales válidos. como tales. 43 y 44 del C. por lo tanto. Este tipo de capacidad supone. la aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes y cargas inherentes a la calidad de parte. de la capacidad procesal. las partes que no pueden crear vinculados y relaciones distintas de aquellas de derecho material basadas en los intereses cuya realización persiguen. denominados partes. y los sordomudos que no pueden dar a entender por escrito.497 14. los impúberes.).ejercicio. sujeto pasivo de la relación procesal. o sea de la aptitud necesaria para realizar. 42 del Código Civil. De ahí que se distingue la capacidad para ser parte. de manera que vienen a reeditar. por sí mismas. representado por el juez otros sujetos - personas naturales o jurídicas-titulares de los derechos de acción y de contradicción. Capacidad procesal para ser parte procesal No todas las personas que. En el proceso intervienen además del Estado. como norma de carácter general la establece el art.

Cuadra añadir que esa circunstancia gravita sobre la carga de la prueba. Sustitución y representación procesal A fin de diferenciar debidamente a sustitución de la representación es pertinente puntualizar las siguientes circunstancias-* 1) Mientras el sustituto reclama la protección judicial en nombre e interés propios -aunque en virtud de un derecho u obligación conectados a una relación jurídica ajena-. Configura un ejemplo de legitimación procesal anómala o extraordinaria pues a través de la sustitución Ley N° 195 29. en . como por ejemplo la exención y exoneración de costas y costos. por cuanto el sustituto no sólo debe acreditar la existencia de la relación jurídica constituida entre el sustituido y el tercero sino también.497 procesal se opera una disociación entre el sujeto legitimado para obrar en el proceso y el sujeto titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión. 15. la de la relación jurídica que lo vincula con el sustituido. todos ellos se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en este código.y carece de todo interés personal en relación con el objeto del proceso! 2) La existencia de representación torna inadmisible la actuación procesal simultánea del representante y del representado. como fundamento de su legitimación.con participación económica. de manera que el representado puede. el representante actúa en nombre de un tercero -el representado.

Concepto . REPRESENTACIÓN PROCESAL 1. Representación procesal. por tratarse de incapaces de hecho. 2. En el primer supuesto existe representación convencional. Por el contrario ningún impedimento legal se opone a la actuación procesal conjunta del sustituto y de sustituido.497 voluntad del representado (representación voluntaria) cuando en la ley (representación necesaria). la ley impone la intervención de la persona que integra su capacidad. mientras que en otros. 4) Mientras en la hipótesis de sustitución la cosa juzgada e gen e la sentencia afecta al sustituto y sustituto en la representación aquélla solo alcanza al representado. careciendo el primero de facultades para oponerse a la intervención del segundo! 3) La representación puede originarse tanto en la 196 Ley N° 29. pero en algunos casos es la parte misma quien delega esa intervención en un tercero que actúa en nombre suyo. y en el segundo representación legal. Representación en juicio Todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualquier juez para la defensa de sus derechos.cualquier momento del proceso. desplazar la actuación del representante y obrar a título personal. en tanto que la sustitución sólo puede derivar de una disposición legal que habilite al sustituto para interponer la pretensión o para oponerse a ella.

446 inc.C. Constituye un presupuesto procesal que las partes que actúen en el proceso tengan capacidad civil para obrar enjuicio. que éste sea un poder válido y suficiente. instituyendo un apoderado para que la represente en proceso. debido a la calidad de las personas.voluntaria o necesaria. En cambio. 2). (art. generalmente motivado por razones de seguridad. inc.497 pueda deducir la excepción incapacidad de demandante o de su representante. despreocupándose así de tener que intervenir y vigilar la marcha del proceso. a su vez. La ausencia o insuficiencia de este presupuesto debe ser controlado de oficio por el juez (inc. etc. puede ser.). En caso de que lo hagan a través de un representante. ya que en el orden nacional no se exige acto personalmente.. La segunda se llama necesaria por cuanto se basa en imperativos legales. Clases: voluntaria y necesaria La representación. interponer recursos. 3. Si . La primera se denomina así por ser facultativo de la parte hacerlo.P. sin perjuicio de que la contraparte Ley N° 197 29. intervenir en los incidentes. 2 del art. El representante está facultado para la tramitación de pleito en todas las instancias. En este segundo caso. 425. es obligatorio el patrocinio letrado. economía o comodidad. 426 del C. salvo para aquellos actos que deba cumplir perso-nalmente la parte. 1 de art. Las partes pueden actuar en el proceso personalmente o por medio de un representante.

más que con el "primer escrito".497 de los pertinentes documentos. por tratarse de incapaces de hecho. en el momento de comparecer por primera vez en el proceso. Su agregación debe ser hecha. La falta de presentación de los documentos que justifiquen la personería no queda suplida con la aceptación de la parte contraria. por requerir obviamente el concurso de individuos que actúen en su nombre. 4. en principio. la capacidad de ejercicio sólo se adquiere mediante ciertas condiciones de idoneidad que . Hay dos clases de capacidad: de goce y de ejercicio. las ideas. la capacidad de ejercicio es la que permite a las personas ejercitar por sí misma los derechos de los que son titulares. 5.son físicas. Demostración de la personería Quien se presenta en proceso por un derecho ajeno. ya que ello podría dar lugar absurdo de sustanciar todo un proceso sin real intervención de una de ellas. invocando la representación convencional o legal de un tercero. Todas las personas por el simple hecho de nacer con vida. debe acreditarlo con la presentación 198 Ley N° 29. tienen capacidad de goce o de derecho. vale decir. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de un derecho. Quienes la pueden ejercer Sólo podrá ser ejercitada- 1) Por los abogados 2) Por los procuradores 3) Por los que ejerzan una representación legal.

Se distingue también las personas que pueden comparecer. de ahí que el Código Procesal Civil se da la posibilidad al demanda dé demandar al resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido por el ejercicio irregular del derecho de acción civil. 16 de la L. además de abogado por el litigante malicioso de las costas costos y multas establecidas en el proceso terminado. la sociedad será representada por una o más personas. Conforme al art. sin constituir una persona jurídica. Conforme a artículo bajo comentario existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común con respecto a un bien. Estas personas son designadas libremente y son obligatoriamente las personas que desempeñan ciertos cargos dentro de entidades. S. La representación debe ser inscrita en el Registro. según lo establece el contrato social. por razón de su cargo son los representantes de ellas. El ejercicio irregular del derecho nació como una Ley N° 199 29. y que permite al juez calificar de no lícitas las conductas que al no estar expresamente impedidas. que siempre supone la de goce. Desde el punto de vista procesal esta capacidad constituye la legitimación procesal. Para comparecer ante el juez se requiere la capacidad de ejercicio. no son ilícitas pero tampoco se conforman la adecuada marcha de la sociedad. Para hacer valer este derecho el proceso deberá haber concluido por resolución que desestima la demanda. la ley. Las personas jurídicas necesitan valerse de personas físicas para disfrutar de su capacidad de ejercicio. G. .497 institución jurídica correspondiente al reconocimiento extensivo de la libertad.

(art. .cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos.C.497 cuenta que. La capacidad procesal es la actitud para iniciar y seguir un proceso en nombre propio.P. Si se desconociera a uno o más de los integrantes del patrimonio autónomo se nombrará un curador procesal para que lo represente. que no constituyan personas jurídicas. Se le impone una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal. b) Si son demandados. como representante de otro.a) comparecer ante el Juez directamente. sí tenernos1 a) Si son demadantes.). Sanción a imponerse para el que comparece como demandado y oculta que el derecho discutido pertenece a un patrimonio o autónomo del que forma parte. Tales entidades se denominan patrimonios autónomos. Tienen capacidad procesal determinadas entidades. y el hacerse representar voluntariamente. o para conferir representación procesal. salvo disposición legal en contrario. sólo será expedida válidamente si todos son emplazados. la representación la ejercen la totalidad de personas que la conforman. Derivan de la capacidad procesal los siguientes derechos. sin perjuicio del pago por haber actuado con malicia. Para la representación de éste se debe tener en cuenta su posición en el roe o demandado. b) comparecer en nombre de otro. serán representados por sus partícipes. al igual la sociedad conyugal. 93 C. teniéndose en 200 Ley N° 29. pero que sí pueden ser parte en el juicio en sentido formal.

no podrán estar enjuicio sino representadas. Constituye una restricción completa. atribuyen la vigilancia de los presupuestos a las partes. La capacidad procesal constituye un presupuesto procesal (Prozessvoraussetznugen). b) comparecer en nombre de otro. esto es. según nuestro ordenamiento legal. . los mayores de 18 años que tienen plena capacidad negocial o de ejercicio. La incapacidad procesal es la negación de la negocial o de ejercicio no es susceptible de modificaciones. confiriéndoles la potestad de interponer excepción dilatoria. los siguientes derechos. prescribe ese dispositivo. y pueden obligarse por sí mismos.497 Gozan de capacidad procesal. Algunas legislaciones facultan al tribunal para rechazar de oficio las demandas que carezcan de presupuesto procesales o "requisitos previos". quienes ejercen por sí sus derechos civiles. requisito previo para que el juicio pueda prosperpar. Las indicadas facultades corresponden a quienes "ejercen por sí sus derechos civiles" y faltan en los que dependen de otras personas en el ejercicio de tales derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos. agrega. y c) hacerse representar voluntariamente. Derivan de la capacidad procesal. Tendrán capacidad para estar enjuicio. y el órgano jurisdiccional pueda conocer del fondo mismo del asunto. asistidas o autorizadas según las normas que regulen su capacidad. Ley N° 201 29. esto es.a) comparecer ante el juez directamente. Otras. las personas que tengan el libre ejercicio de los derechos que en él se hagan valer.

Como la capacidad procesal constituye un presupuesto o requisito previo. en caso de representación legal. Los actos realizados por incapaces dentro del proceso. por las reglas generales del contrato mencionado. Se trata de una forma de contrato de mandato civil por el cual una persona llamada mandante. ésta debe ser comprobada en el escrito de demanda para evitar que se objete la falta de tal presupuesto que. Apoderados Son los representantes de las personas físicas capaces. carecen de validez legal. daría lugar a que su presentación fuera rechazada. en los sistemas que reconocen al tribunal la facultad de 202 Ley N° 29. pero hay casos en que por excepción o por la naturaleza de la persona (persona jurídica) se les impone esta manera de litigar.497 examinarlo de oficio. Comparecencia por medio de otra persona Nótese que se trata de una facultad de las personas capaces para poder litigar o no por medio de otra. encarga a otra que se denomina mandatario o apoderado que ejercite por ella las facultades y asuma las obligaciones que las leyes procesales establecen. APODERADO JUDICIAL 1. Esta justificado que una persona capaz litigue por medio . Consiste en la designación que hace un litigante para que otra persona ejercite su representación en juicio. por tanto. 2. 19 Se rige.

ERNESTO. Se puede exigir la comparecencia personal al juzgado. revocando o no el poder que tenga constituido. pues basta la voluntad de la persona para que emplee esta forma de litigar. cuando se trata de actuaciones que para que llenen sus objetivos. 31. del litigante que actúa por medio de apoderado. deben pronunciar sobre ellos las mismas personas que los practicaron o a quienes se les atribuyen! así para la declaración de parte reconocimiento de documentos. puede exigir una parte que la otra acuda personalmente. PERLA VELAOCHAGA. aunque tenga apoderado constituido con facultad para practicar estas diligencias. p. sin que proceda restricción alguna que le impida hacerlo. I Ley N° 203 29. Por otra parte el mandante tiene la facultad irrestricta de salir a juicio en cualquier momento. Ni siquiera es necesario que exista causa alguna. juramento decisorio.497 de ausencia del lugar donde se tramita el proceso. carencia de tiempo o de ánimo para atenderlo o por otros motivos. por tratarse de esclarecimiento de hechos personales. Juicio Ordinario. . y también la de sustituirlo en las circunstancias y persona que más le conviniere.de apoderado sin ninguna restricción y sin que pueda negársele tal forma de litigar. Esta facultad se ejercita sin perjuicio de su personal como perecencia en diligencias de carácter personal. ya lo haga por razón 19.

la capacidad plena por haber alcanzado los 18 años de edad. El Estado. El poder no requiere de una aceptación expresa.497 especiales. por lo tanto el poder debe ser . o exigir la intervención personal del mandante. que tienen una legitimación procesal restringida. Debe no darse que hay personas que pueden comparecer ante el juez y que sin embargo no gozan de sus derechos civiles. etc. La representación de las personas físicas capaces puede ser voluntaria. c) por la distancia. y los harán siempre que lo estimen conveniente en los siguientes casos: a) por razón de la especialidad. pues. éstas no pueden ser apoderados. la presunción no procede. y excepcionalmente obligatoria. o circunstancias. puede decidir que tales diligencias personales se entiendan con su apoderado. b) por importancia del asunto discutido. en este caso. tales los casos de la madre menor de edad. 3. Aptitud para ser apoderado La regla general es que pueden ser apoderados las personas que gozan del ejercicio de sus derechos civiles. también pueden hacerse representar por apoderados judiciales 204 Ley N° 29. Se requiere. puede aceptar esta decisión. las entidades de derecho público y los órganos constitucionales autónomos. El representado y sólo él. el contrario. el simple apersonarse en su ejercicio es una aceptación tácita y suficiente. de los menores de 14 años. Pero como toda regla tiene una excepción en este caso está dada cuando se trata de un poder otorgado en el extranjero.

Teniendo en cuenta la forma de otorgar el poder este puede ser otorgado: a) Por escritura pública. que lo autorizan a representar al m andante en todos los procesos civiles. su función económica. yb) especiales. A tal efecto. Poderes Deben ser hecho en escritura pública los poderes generales o especiales que deban presentarse en el proceso. Existen dos especies de poderes. La aceptación deberá constar en el escrito en que se apersona como apoderado. Quien ha recibido mandato general de administración puede representar en juicio a sus mandantes. 5. Sólo puede intervenir en los asuntos para los cuales fue conferido el poder. para determinados asuntos. Ley N° 205 29.497 4. Eficacia Para que el poder tenga eficacia procesal debe haber sido otorgado cumpliendo con todos los requisitos. o b) Por acta ante el juez del proceso. sólo se lo autoriza para cumplir . pero sólo respecto de tales actos. capacidad del apoderado y forma pertinente no se requiere formalidad de la inscripción en los Registros Públicos para reconocerle eficacia.aceptado expresamente por el apoderado.a) generales para los asuntos judiciales. Más allá de esos casos. se considera acto de administración el que hace desempeñar al patrimonio o a los bienes que lo componen individualmente.

6. Representante de sociedades Debe acompañar los instrumentos que acrediten no solamente el acta de la designación sino también las disposiciones del estatuto y su inscripción. 6..Para los demás actos que exprese la ley. El representante podrá realizar todos los actos procesales. y 7.Allanarse a la pretensión.. El representado otorga facultades especiales al representante cuando este deba realizar- 1. salvo aquellos para las que la ley exige tener facultades especiales. 2. contestar demandas y reconvenciones.Actos de disposición de derechos sustantivos.Sustituir o delegar la representación procesal. Por la representación se confieren facultades generales y especiales al representante. transigir. 3.. 5. 4. que fijen la legitimidad de la designación. Estas facultades por importar actos de disposición o por lo ..Conciliar.. incluyendo la ejecución de la sentencia y el cobro de costos y costas..Demandar.. reconvenir. someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso.497 generales lo constituyen las atribuciones y potestades generales que corresponde al representado y que son necesarias para intervenir en la tramitación del proceso. Únicamente son conferidas para la intervención en el proceso.los actos procesales de carácter urgente.Desistirse del proceso y de la pretensión. Las facultades 206 Ley íY°29.

20 No es automática. bajo apercibimiento de designarlo por ellos. Pueden ser concedidas todas o sólo alguna o algunas de las facultades nombradas. Cesación del mandato El cese de la representación importa la terminación de la personería en el proceso del apoderado. 7. pues no se extingue mientras no se exteriorice y justifique la conclusión del mandato en el expediente. La razón de esta regla es evitar los trámites y gastos innecesarios que suponen las actuaciones para varias personas que en vigor constituyen una sola parte y conforman la figura procesal de litis consorcio.continuar las gestiones hasta que venza el plazo señalado para el comparendo del poderdante.21 .497 días. deben ser expresamente concedidas por el representado. No es total. para ella no es automática ni total. ni negarle el derecho a cobrar honorarios y gastos por su labor. pero no puede jamás suponerse que el otorgamiento de una facultad de mayor trascendencia permite practicar un acto de menor importancia. nombrarán un apoderado común si quisieran el juez le exigirá la actuación común o el nombramiento de apoderado común en el plazo de diez Ley N° 207 29. Si son dos o más los demandantes o demandados. dado que la renuncia del apoderado no implica eximirlo de ciertas responsabilidades.menos de transcendencia que sobrepasan las actuaciones simplemente procesales.

pues no requiere aceptación previa. p. hasta que venza el plazo otorgado al mandante para que comparezca al proceso.1. . es legalmente inadmisible que el mandatario reasuma el mandato y pida lo tenga nuevamente por parte.ARAZI. 9. I. si la intención es revocar el anterior mandato. pues el mandato había concluido y no puede renacer por su sola voluntad. el que corre desde la notificación por cédula en el domicilio real de la parte representada por el renunciante. p. 67. Revocación La revocación debe ser expuesta o sea que no puede inferirse de hechos o escritos del mandante que no tengan por objeto revocar el mandato. Código Procesal.8. En cuanto al otorgamiento de un nuevo poder a otra persona. FENOCHIETTO . Renuncia del apoderado Se dispone que el mandatario sigue obligado a su cumplimiento. Tratado de los actos procesales. Pero ello no impide que la renuncia produzca los efectos propios de ella desde su presentación. En consecuencia. 214. tampoco configura el supuesto de revocación expresa. por sí o por nuevo representante. PODETTI. Su renuncia no produce pues la paralización del proceso. 208 Ley N° 29. ello puede haber sido hecho para 20. 21. mediante un escrito directamente presentado en aquél. además. basta agregar esta manifestación de voluntad en la escritura que luego se presentará al expediente o ajustándose a la letra del artículo.497 facilitar la tarea de ambos apoderados.

b. Algún hecho o circunstancia sobrevenida.497 Los efectos del cese de la representación se dan teniendo en cuenta su origen. lO. . Representación judicial En este caso. así tenemos. 1. Representación convencional Esta representación cualquiera que fuera la causal de cese éste surtirá efectos desde que la parte comparece al proceso por sí o por medio de nuevo apoderado. Ley N° 209 29.Subsistencia del mandato El mandato subsiste hasta la presentación de la parte o del nuevo mandatario. sin tener en cuenta la fecha o forma en que el cese le haya sido comunicado al anterior apoderado. cualquiera que fuera la razón del cese. este surte efecto cinco días después de notificado personalmente el representado u otro cualquiera de sus apoderados. Cuando el apoderado que actúa en el proceso renuncia al mandato debe notificarse la renuncia y emplazarse directamente al m andante. o hasta el vencimiento de plazo fijado al mandante para comparecer o reemplazar al mandatario. Decisión del representado o apoderado. bajo apercibimiento de continuar el proceso en rebeldía. o 2. aunque exista un coapoderado. En el primer caso se debe distinguir si se trata de a representación convencional de la representación judicial- a. si éste no compareció a la instancia. que el cese se puede dar por^ 1.

cultura y equilibrio necesarios para el provechoso desenvolvimiento de la pretensión. en estos casos el efecto del cese es suspender el proceso por un plazo máximo de treinta días. Esos inconvenientes se evitan mediante el patrocinio letrado. que asesora a la parte una persona distinta.23 Dados los diversos fines enunciados. así como la ponderación de proceso. En el segundo caso la representación cesa por causas involuntarias como muerte p declaración de ausencia o declaración de ausencia. la exigencia del patrocinio letrado no hace distinción de si la parte actúa por derecho propio o por apoderado.22 El patrocinio letrado obligatorio que impone la norma en estudio tiende al adecuado asesoramiento jurídico del cliente por parte del abogado ya asegurar el buen orden de la sustanciación de los procesos mediante la intervención del profesional- técnico).497 REPRESENTACIÓN JUDICIAL PORABOGADO La promoción y sustanciación del proceso requieren por parte de quien las ejercite. ciertas calidades y disposiciones que no todos están en condiciones de poseer. principalmente jurídica. Además. incapacidad sobrevenida de representante o del apoderado. . dotada de la moralidad. mientras se designa representante o curador procesal. es difícil en el propio litigante la moderación de conducta que la contienda judicial exige. 210 Ley N° 29. Ello significa que no podrá actuar eficazmente quien no esté dotado de una cierta cultura. remoción o cese del nombramiento del representante legal de un incapaz y circunstancias análogas.

24 Se ha entendido que el ejercicio de la profesión de abogado que. Ley N° 211 29. Esto debe entenderse. CARNELUTTI. La misión del letrado no sólo consiste en preparar los escritos que necesariamente deben contar con su patrocinio desentendiéndose de todo lo demás. II p. según nuestro criterio.1. p. 2. supone la preparación adecuada para hacerse cargo del problema jurídico que se le plantea. sino que es su obligación examinar su verosimilitud. Código Procesal I. N° 178. Función del abogado Es primordialmente un defensor del litigante que desempeña la función de auxiliar del juez. sino en el ejercicio penal de la dirección del juicio y en el cabal cumplimiento as obligaciones que ello comporta. En otro aspecto. con quien 22.497 colabora a fin de facilitarle la recta administración de justicia. mediante el acopio por cada letrado de parte de los mejores argumentos y más eficaces probanzas para que el juez disponga con amplitud de cuanto favorezca los dos puntos de vista en litigio. COLOMBO. 23. permitiéndole un conocimiento acabado del tema en litigio. Sistema. J.. como asimismo apreciar la viabilidad de un incidente antes de articularlo. C. 145. con título habilitante. ofrece sus servicios para acceder a los estrados judiciales. no debe limitarse a consignar en los escritos judiciales los hechos que le indican sus clientes. 150. Naturaleza jurídica .

secc. Fuentes de las obligaciones. p. Pero también. 3. en general. 212 Ley N° 29. a un contrato de locación de servicios. D'ALESSIO . Para la otra. RAYMUNDO M . 1. es útil la aplicación analógica de las reglas del mandato y la locación de obra. o de obra) lo que permite prever soluciones ajustadas a cada caso. 117. locación de servicios.YÁÑEZ ALVAREZ. Para una de ellas constituye un contrato atípico al cual no se le pueden aplicar automáticamente ninguna de las figuras clásicas (mandato. 25. Está superada la doctrina según la cual configura locación de servicios25 pero aún se 24. de mandato o aun de trabajo27 O bien constituye un contrato atípico por contener elementos impropios de los contratos típicos o nominados.497 siguen dos corrientes diversas en la doctrina. La abogacía. da lugar. se considera que tanto respecto de los trabajos judiciales como extrajudiciales. Código de Procedimientos.. según los casos. Responsabilidad del abogado Para ello debe tenerse en cuenta si además ejercita la .. III n° 1769. Bielsa. Tratado de derecho civil argentino. SALVAT. La relación jurídica entre profesional y cliente es de naturaleza contractual. JA. Doctrina. Se ha considerado que la vinculación entre abogado y cliente es una relación de confianza y no puede exigirse a éste que continúe bajo el patrocinio de una persona en quien ya no confía. 46-2. aun cuando sea útil la aplicación analógica de las reglas del mandato y de la locación de obra26. de locación de obra. Contratos.

Responsabilidad de procurador y el abogado. REZZÓNICO.representación de su cliente. el abogado debe poner de su parte toda su ciencia y experiencia. si deja de comparecer a una audiencia o deja vencer un término. II. 3o ed. pues tiene la dirección profesional de todas las situaciones y «no puede admitirse en ningún caso. p. omitiendo recabar informes sobre su marcha que le permitan subsanar o evitar errores u omisiones! como tampoco que con intervalos regulares no tome conocimiento directo del proceso30. DEVEALI. si al respecto incurre en errores inexcusables29. Naturaleza de las relaciones entre los profesionales y sus clientes. 28.. O por la caducidad de la instancia. ACUÑA ANZORENA. igualmente es responsable por el acierto en la exposición de los hechos y del derecho. Especialmente infringe esos deberes cuando no cumple los actos procesales apropiados como. En general. 35-713. 27. le es aplicable todo lo expuesto respecto de la responsabilidad de los apoderados o procuradores28. II. que el abogado a cargo de un asunto lo olvide. salvo que la parte interesada corriese con la tarea de vigilar la marcha del expediente y presentar los escritos. de manera que si infringe los deberes que el ejercicio profesional le impone ya causa de ello ocasiona un daño a su cliente.. Ley N° 213 29. en "Estudios". se ha dicho que al servicio de su eminente función. si . Estudio de los contratos en nuestro derecho civil. 216. por ejemplo. LUIS M. 26. En ese caso. 630-365.497 Pero aun cuando actúe como letrado patrocinante. debe indemnizarlo. p.

la admisión de la demanda de responsabilidad por la actuación del abogado requiere prueba de la existencia del daño invocado. 214 Ley N° 29. JA. en virtud de no haber sabido lo que un profesional de su categoría ha debido o podido saber.actúa negligentemente. ya que tiene la obligación de investigar si ella le pertenece antes de suscribir y presentar el escrito ante el tribunal. La materialidad de la falsificación de la firma del cliente en un escrito presentado en proceso resulta desdorosa para quien la . 326. PALACIO. p. o si incurre en cualquier clase de culpa. articulando defensas impropias y aun violando la ética profesional. olvido de las precauciones que la prudencia ordinaria prescribe o de las reglas admitidas por todos como ciertas. 170. el cual puede consistir en la pérdida de la chance de obtener una sentencia favorable. su dirección o sus consejos.497 actuación. el abogado puede incurrir también en responsabilidad extracontractual por los daños que su actuación ocasione a terceros. Derecho Procesal. sin estudio de la causa. La culpa consiste en haber ocasionado daños a su cliente por su 29. pero no hay lugar a indemnización si a probabilidad de lograrla era remota. como si traba un embargo sobre un bien que no pertenece a la persona contra la cual se ha decretado la medida. p. I. Ahora bien. III. como en los supuestos de impericia o negligencia. Culpa Aquiliana. Colombo.. PODETTI. Fuera de la responsabilidad contractual respecto del cliente. También es responsable por a falsedad de la firma de su patrocinado. 30. 90. Tratado de los actos procesales. p.

Como forma de hacer efectivo uno de los aspectos de su responsabilidad civil. Ley N° 215 29. Asistencia jurídica de las partes Tanto el apasionamiento u otras reacciones psicológicas que frecuentemente general las controversias judiciales en el ánimo de sus protagonistas directos. Abogado es el perito en derecho que se dedica a defender enjuicio. el abogado puede ser condenado a pagar al patrocinado las costas causadas por su culpa o negligencia. los derechos e . cuando el incesante incremento de leyes escritas. destinadas a afrontar la regulación de situaciones jurídicas cada vez más complejas.497 4.practica. y sólo puede ser ejercida por aquellas personas que cuentan con título de abogado y han cumplido los requisitos que las leyes exigen para el desempeño de la profesión. por escrito o de palabra. se hallan en condiciones de exponer las razones o argumentos de aquéllas al margen de perturbaciones subjetivas y conforme a los dictados de la ciencia y de la experiencia del derecho. cuando éstas fueren declaradas judicialmente. La ética debe ser resguardada no sólo en el ámbito de la relación abogado-cliente sino respecto de la otra parte en juicio y del tribunal. por más que el fin perseguido haya sido noble. configuran suficiente justificación de las normas vigentes en cuya virtud las partes deben ser auxiliadas en el cumplimiento de los actos procesales dotados de mayor significación desde el punto de vista de la defensa de los derecho controvertidos por quienes. en razón de poseer una especial capacitación profesional. Dicha función recibe en nuestro derecho la designación de patrocinio.

í 216 Ley N° 29. por el abogado.497 Una que consiste en la facultad de asesorar a las partes o a sus representantes en el planteamiento de las cuestiones de hecho o de derecho involucradas en sus pretensiones o defensas. oposición a preguntas o posiciones consideradas inadmisibles o . y se exterioriza mediante la suscripción. conforme al criterio adoptado por la legislación vigente. de todos aquellos escritos que las leyes mencionan atendiendo á la trascendencia jurídica de las alegaciones y peticiones que contienen.. ampliación del pliego de posiciones. La otra actividad involucrada en el patrocinio se traduce en la facultad de asistir a las partes en la ejecución de los actos procesales que requieran el uso de la expresión verbal como medio de comunicación con el juez o tribunal (audiencias y juicios verbales).intereses de los litigantes y también a dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consulten. requisito que supone obviamente la redacción de esos escritos por el profesional. repreguntas o ampliación de preguntas a los testigos. gr. 5. dos actividades procesales básicas. Alcance del patrocinio letrado Dentro del concepto de patrocinio letrado se encuentran comprendidas. En este tipo de actos la práctica consiste en que el abogado formule directamente (aunque en presencia de la parte o de su representante) las peticiones o planteamientos que correspondan (v.

La figura de la procuración oficiosa consiste en representar a una persona sin tener su representación judicial.Cuando existan razones como por ejemplo a) la persona esté impedida de comparecer por sí misma.impertinentes.497 2. c) tenga razones de fundado temor o amenaza. d) se trate de una situación de emergencia o de inminente peligro o cualquier otra causa análoga. para que proceda en este caso. tales como la defensa del medio ambiente. juez considera que la procuración ha sido manifiestamente justificada y temeraria. Ley N° 217 29.. respecto de bienes de inestimable valor patrimonial. Esta sanción se aplicará cuando el. etc. b) estuviera ausente de país. y e) desconociera la existencia de representante con poder suficiente. 6. Interés difuso. La procuración oficiosa se da: 1.A pedido de parte.). Sujeto activo^ En los casos de interés difuso pueden ser sujetos activos o intervenir en el proceso^ a) El ministerio Público! y b) Las asociaciones o instituciones sin fines de lucro . el procurador debe prestar garantía suficiente a criterio del juez de que su gestión será ratificada por el procurado en el plazo de dos meses siguientes de haber comparecido.. de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor. Definición Nuestra ley procesal define al interés difuso como aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas.

2 Cuando se afecten los derechos de libertad sindical. Artículo 9o. Trámite: Es característica de estos procesos publicar una síntesis de la demanda en el diario oficial "El Peruano" y en otro de mayor circulación del distrito judicial correspondiente. una organización sindical.1 Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados directos. huelga. 218 Ley N° 29. negociación colectiva.Cuando la sentencia no sea recurrida será elevada en consulta a la Corte Superior. Consulta.497 Cumplimiento de la sentencia^ La sentencia será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso. pueden ser demandantes el sindicato. los representantes de los trabajadores. en general. una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio dei juez. o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito. cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios.Legitimación especial 9. Artículo 10°.que según ley o criterio del juez estén legitimados para ella.Defensa pública a cargo del Ministerio de . a! a seguridad y salud en el trabajo y. Regulación.. 9.Son aplicables a este proceso las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que se pertinente. la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público..

Justicia La madre gestante. b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia. abandonar injustificadamente la sala de audiencia. usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez. o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez. así como cualquier expresión de aprobación o censura.Reglas de conducta en las audiencias En las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta: a) Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia.. ofrecer medios probatorios inexistentes. regulada por la ley de la materia. el menor de edad y la persona con discapacidad que trabajan tienen derecho a la defensa pública. Artículo 12°. Merece sanción alegar hechos falsos. CAPÍTULO III ACTUACIONES PROCESALES SUB-CAPÍTULO I Reglas de conducta y oralidad Ley N° 219 29.497 Artículo 11°. obstruir la actuación de las pruebas.. interrumpir mientras se hace uso de la palabra. Está prohibido agraviar.1 En los procesos laborales por audiencias las .Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias 12.

la resolución que suspende la audiencia. el juez deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas las personas que participan en la audiencia. son registradas en audio y vídeo utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico. Las audiencias son sustancialmcnte un debate oral de posiciones presididas por el juez.497 de los medios probatorios que se hubiesen admitido y actuado. salvo la etapa de conciliación.2 La grabación se incorpora al expediente. par tes. los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición. quien interroga a og . Adicionalmente. a su costo. 12. en acta. PREVALENCIA DE LA ORALIDAD: 3 NUEVO ROL DE LOS ABOGADOS Exposiciones orales de las partes y de sus las abogados prevalecen sobre las escritas. Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos. . Las actuaciones realizadas en audiencia. quien puede inteiTogar a las partes. sus abogados y terceros participantes en cualquier momento.exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Audiencias: Serán en sustancia un debate oral de ab posiciones presididas por el juez. 220 Ley N° 29. el registro de las exposiciones orales se efectúa haciendo constar. conservación y reproducción de su contenido. las ideas centrales expuestas.

ados y terceros. salvo la de conciliación. serán registradas en audio y video bajo cualquier medio que permita garantizar la fidelidad. conservación y reproducción de su contenido. Actuaciones en audiencias. Mejor apreciación de la prueba y Mayor contacto entre el Reconstru cción de hechos juez Mayor certeza del Juez .

salvo cuando se trata de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda. bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de hiles actos postulatorios. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial de distinto. En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno El Poder Judicial. las partes deben consignar en la demanda o en su contestación una dirección electrónica. abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. Notificar es. une medida cautelar. la sentencia en los procesos diferentes al ordinario. salvo que se solicite la notificación electrónica. la admisión de un tercero con interés. La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la dirección electrónica. así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Utilidades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas por cédula.497 SUB -CAPITULO II NOTIFICACIONES Artículo 13°.2 22 Ley N° 29.. Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes. dar noticia de una cosa con propósito cierto o. Para efectos de la notificación electrónica. en término más . en términos generales. en el acto.Notificaciones en los procesos laborales Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción. Las resoluciones mencionadas se notifican mediante cédula.

497 específicos. que permiten calificar el acto como fehaciente*2. dos circunstancias-que el receptor adquiera la seguridad de que el dato proviene de un emisor responsable y que. porque a partir de ese momento puede quedar emplazado a responder la comunicación o a impugnar su contenido. así sucede cuando el interesado declara por escrito hallarse en tal conocimiento (art. según el caso. por haber retirado el expediente para su examen. Diccionario de la Lengua Española. Cuando quiera que un interesado tome conocimiento de un acto procesal con pleno cumplimiento de las garantías antes mencionadas. Real Academia Española. porque si el contenido de lo que se comunica no responde a la verdad el acto carecerá de los efectos jurídicos que él pretende al realizarlo y. a su vez. La razón por la cual notificar una resolución requiere ciertas formalidades es que ella no busca sólo dar noticia o información sino generar. so pena de verse obligado a conformarse a ella. 21 edición. podría generarle además consecuencias civiles o penales. el emisor reciba la seguridad de que el receptor ha tomado (o ha estado en condiciones de tomar) conocimiento de la información comunicada. ha tenido en sus manos la oportunidad de enterarse de su contenido (art. 143 CPCCN). genera dos responsabilidades: la del emisor. . la del receptor.Ley N° 223 29. El conjunto de estas condiciones. Pero. o cuando. «hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso» 31. 134). dado que el acto de la notificación genera para el interesado plazos y responsabilidades que él podría 31. la notificación se juzga perfeccionada- por ejemplo. al hacerlo.

497 preferir no asumir. el telegrama colacionado. es vital para la marcha del proceso el uso de medios de notificación cuya eficacia el destinatario no se halle en condiciones de impedir. la notificación por el Ministerio de la ley y los edictos. 32. De allí que se hayan desarrollado diversos medios que oscilan entre el hecho concreto y la ficción legal. 224 Ley N° 29.33 . fidedigno (ibídem). la cédula. Que hace fe.

admisión de tercero con interés. Procedimiento Laboral.Notificació a n de resoluciones se realizará mediante sistemas de comunicació n electrónicos u otro medio que permita confirmar fehacienteme nte la recepción. 150. GUIBOURG. y otros . abreviado y de impugnación de laudos .No aplicará en los casos de traslado de demanda. p. sentencia en procesos diferentes al ordinario. . NOVEDAD EN LA NOTIFICACIÓN: COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS . 33. medida cautelar.

están representados por los honorarios del abogado de la parte vencedora. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). al que debe agregarse un cinco por ciento que es destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo .. procuradores y peritos y las erogaciones derivadas de la realización de medidas probatorias. 1. en cualquier tipo de pretensión. También hay exoneración si. los honorarios de los letrados.Concepto de costas Las costas judiciales son los gastos que las partes están obligadas a efectuar como consecuencia directa de la sustanciación del proceso y en principio. salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o mala fe.^1 No No 226 Ley N° 29.497 SUB-CAPITULO III Costas y costos Artículo 14°. dentro de dicha conceptualización figuran la tasa de justicia .Costas y costos La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. 34 En suma las costas están constituidas por las tasas y/o aranceles judiciales y los demás gastos judiciales dentro del proceso! y los costos. el juez determina que hubo motivos razonables para demandar.

Multas En los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el deber de imponer a las partes. PALACIO. Excención La norma es taxativa al afirmar que los trabajadores están exentos de la condena en costos y costas. Conf. «Derecho».I. deben ser pagados por la parte vencida. SUB- CAPÍTULO IV Multas Artículo 15°. t. FENOCHIETTO y ARAZI. En caso de mora. sus representantes y los abogados una multa no menor de media (112) ni mayor de cincuenta (5 0) Unidades de Referencia Procesal (URP). Ley N° 227 29. La multa por temeridad o mala fe es independiente de aquella otra que se pueda imponer por infracción a las reglas de conducta a ser observadas en las audiencias. pág.497 para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de Auxilio Judicial. devengar intereses legales. 363. salvo que expresamente se le exonere y deben ser pagadas tan pronto quede ejecutoria da la resolución . Los costos y costas.. que lo aprueba y se exige ante el Juez de la demanda. 34. t. «Código». 2. pág. La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) . 257.III.

así como el monto de cada uno de los . Adicionalmente a las multas impuestas. al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente. para las sanciones a que pudiera haber lugar. SUB-CAPÍTULO Admisión y procedencia Artículo 16°. no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP) cuando éstos. en resolución motivada. No se extiende la responsabilidad solidaria al prestador de servicios. inasisten sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez.497 Existe responsabilidad solidaria entre las partes. sus representantes y sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos.Unidades de Referencia Procesal (URP). habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado. El juez puede imponer multa a los testigos o peritos. la indicación del monto total del petitorio. el juez debe remitir copias de las actuaciones respectivas a la presidencia de la corte superior.Requisitos de la demanda La demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil. 228 Ley N° 29. fe si el proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda instancia. con las siguientes precisiones: a) Debe incluirse.. cuando corresponda. El juez sólo puede exonerar de la multa por temeridad o mala.

sin embargo. Cuando supere. los testigos o los peritos. extremos que integren la demanda. debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. sino a toda petición para que se disponga la iniciación y el ulterior . Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe Ley N° 229 29. y b) no debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte. este límite y hasta las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) es facultad del juez. exigir o no la comparecencia con abogado. La denominación no corresponde exclusivamente al escrito con que se inicia una demanda ordinaria. ejercitando la pertinente acción. Concepto La demanda es el acto por el cual se exige del órgano judicial la tutela de un derecho. atendiendo a las circunstancias del caso. El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso. En los casos en que se comparezca sin abogado debe emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial. DEMANDA 1. Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad de abogado cuando el total reclamado no supere las diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP).497 designarse a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único.

el del representante y el del representado.497 estos interrogantes garantiza.a) Quién pide. b) Contra quien se pide. Responde a los siguientes interrogantes. respecto de los mencionados requisitos. d) Qué se pide. Intrínsecas. el cual sustenta la pretensión. la promoción de la demanda es condición necesaria para la actuación de la ley y fija el ámbito de la intervención judicial. atañen a las bases sustanciales del proceso y también previenen el derecho de defensa del demandado.trámite de toda especie de proceso. De este modo se asegura el debido proceso. I. 230 Ley N° 29. el derecho de defensa del demandado. Son las comunes a todos los escritos judiciales1 a) Tinta negra. Son las que legisla el dispositivo. d) Individualización de la carátula. Es una forma de ejercicio del derecho de acción. si actúa por representación. No está sujeta a fórmulas sacramentales: basta que se cumpla con las exigencias de la ley. p. a la vez que la satisfacción de 35. b) A la cabeza. porque sin estar sujetas a fórmulas rituales inexcusables. la suma del pedido.35 En un régimen dispositivo. Son concurrentes. 371. PALACIO. c) En qué título o derecho se funda el pedido. cuya observancia es de rigor. c) Nombre y domicilio constituido del presentante. y el ante quien. n° 162. e) tomo y folio del letrado. Formalidades Extrínsecas. 2. básicamente. otras disposiciones del Código. Quien demanda asume la carga de afirmar un hecho concreto que reputa cierto. como la constitución de domicilio .

Nombre del demandante Deben enunciarse el nombre y apellido del deman- dante cuando se trate de una persona individual y el nombre completo de la sociedad o persona jurídica en los demás casos. es de influencia decisiva sobre la potestad judicial de entender en el juicio. Todo esto. 425 inc. debe ser traducido al idioma nacional. La demanda es una carga procesal de importancia extrema36. Fija las partes que según la pretensión del actor quedarán vinculadas por la relación procesal. Control. procede el rechazo in limine cuando la demanda no reúne las condiciones mínimas de admisibilidad. de manera que no queda ninguna duda sobre quién es la persona que ejercita la acción y habrá de quedar . en tanto y en cuanto no se modifique de acuerdo con la contestación y la intervención de terceros? fija. Ley N° 231 29. la cosa demandada y los hechos en que se funde. formando parte de ella. l). 3.1. Cualquier transcripción en idioma extranjero o documento adjuntado a la misma. El auto debe ser fundado. Puede ser ejercido directamente por el Juez o por el demandado. el patrimonio obligatorio (inc. En el primer caso. la presentación de poderes (Art. ll) y la presentación de copias (Art. además. su derecho de defensa.procesal (inc. Se ha decidido que la demanda tiene que ser idónea de modo que el demandado pueda ejercer ab initio. 2). en plenitud. La demanda debe redactarse en idioma nacional. como se verá en otros lugares. 2). 425 inc.497 Importancia.Contenido 3. la acción articulada. la justificación de la personería. y sobre la autoridad de la cosa juzgada. Idioma.

de ahí que su identificación sea carga del demandante. procede la notificación por edictos. 424 CPC. además. Si el demandado no observa la enunciación respectiva. 185. el piso. y no parte de la actividad del Juez. departamento. 4 del Art. sin lugar a dudas.2. CARNELUTTI. 232 Ley N° 29. sino.497 convencional. no sólo el lugar. legal o 36. y ante la no comparecencia se designa al curador procesal. . 3. El traslado de la demanda es notificado en el domicilio real. quien acompaña copia de los documentos que acreditan su representación. n° 161 . Es esencial para la correcta integración de la litis. y la contesta derechamente. se entiende que aquélla era suficiente.Nombre y apellido del demandado También deben enunciarse con la mayor precisión el nombre y domicilio del demandado y. Concepto y clases Domicilio es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. la calle y el número del edificio.3. quién lo demanda. contenida en la demanda. local o escritorio. Esto es extensivo a la personalidad del representante. p.vinculada por la sentencia. Sistema II. Si es incierta esa personalidad. Cuando se desconoce la identidad del demandado cabe el uso de la medida de inc. Nombre y domicilio real del demandado. Domicilio. Nombre y domicilio real del demandante. respecto de este' último. El demandado debe saber. 3.

A su vez. como la citación de absolver posiciones (inc. Civil). En el ámbito civil. el único domicilio especial es el domicilio contractual. 425 C. así como también otros actos procesales cuya índole los excluyen de la regla general de que las notificaciones deben ser practicadas en el domicilio procesal. En ambos casos el domicilio general tiene relevancia para la generalidad de los actos jurídicos que la persona celebra o que la afecten.) y la elección de domicilio contractual implica la prórroga de la competencia. En esos domicilios debe notificarse la citación para comparecer en proceso. P. 14 C. El domicilio civil tiene importantes efectos en derecho procesal. el domicilio ad litem o domicilio . lugar donde la ley presume. que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimientos de sus obligaciones. El domicilio general puede ser domicilio real. Cód. P. C. sin admitir prueba en con- Ley N° 233 29. 33. en el ámbito procesal existe un tipo particular de domicilio. que puede ser elegido en los contratos para la ejecución de las obligaciones derivadas de ellos. lugar donde las personas tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (Art. en cambio. es el que tiene la persona únicamente para determinados efectos jurídicos. el domicilio civil puede ser domicilio general o domicilio especial. el domicilio político. C. Pero.) para quien actúa por representante. 2 .497 trario. y domicilio legal. Debe distinguirse. que tiene efectos en el ámbito del Derecho Privado. en primer lugar. El domicilio real o el legal determinan la competencia territorial (Art. Art. que la ley exige para el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía —como el domicilio electoral del domicilio civil. además. El domicilio especial.

Ese principio deriva implícitamente del Art 14 del C. en cuanto se refiere . desde el punto de vista el derecho civil. Civil). pues si bien la ley obliga a constituirlo.3. solo en una clasificación de los distintos tipos de domicilio que abarcase al Derecho Civil y al Derecho Procesal podría afirmarse la existencia de dos clases de domicilio especial 1 el contractual y el procesal. Se trata de una institución típica del derecho procesal.2. el cual. en calidad de depositario de los objetos allí embargados.38 Es válida la constitución del domicilio en un edificio que consta de varias unidades. carece de eficacia como domicilio constituido a todos los efectos del proceso. departamento u oficina. a fin de que en él se practiquen todas las notifica- 234 Ley N° 29. ajena al derecho civil.3.37 3. dentro de determinado radio. la constitución de domicilio ad litem requiere una expresión clara que denote voluntad de fijarlo en lugar cierto y a efecto determinado. nada tiene que ver con el domicilio legal a que se refiere el Art. De donde el domicilio constituido por el demandado. 34.procesal (frecuentemente mal denominado "domicilio legal". El domicilio procesal es el que las partes o sus representantes deben elegir. P. Unidad del domicilio procesal La unidad del proceso debe ir acompañada de la unidad del domicilio constituido a los fines del dicho proceso. Forma de la constitución Por su naturaleza. Por tanto.497 ciones personales o por cédula que no deban serlo en el domicilio real. Cód.1. 3. C. con la sola indicación de la numeración de la puerta de calle y sin indicar el piso. sería un domicilio especial.

6o ed. A.a la subsistencia de los domicilios. Eficacia procesal del domicilio contractual El domicilio especial puede ser libremente elegido por las partes para la ejecución de sus obligaciones. y uno de los efectos propios del domicilio convencional o de elección. Es que la elección de un domicilio especial en los contratos obedece. BORDA. 38. LLAMBIAS. Esa constitución de domicilio. no la supone en orden a los fines propios del domicilio de elección. l. T ed. Ley N° 235 29. Tratado de Derecho Civil. JORGE. 3. entre otras razones —aparte del factor competencia— a la finalidad de facilitar al acreedor los . Parte General. ha querido que se lo tuviese como presente! la constitución de domicilio especial no afecta. Tratado de Derecho Civil. es la determinación del lugar donde deben realizarse las notificaciones y emplazamientos motivados por el contrato. n° 850 y ss.3. S. pues. aun cuando pueda importar una ficción respecto del domicilio real. comprendidos los incidentes.3. Lo convenido al respecto. así como las demás con- venciones hechas en los contratos.N°350yss. donde el interesado. por acto libre de su voluntad.497 pluralidad de domicilios de una misma parte dentro de un solo proceso. GUILLERMO. ya que tiende a evitar la coexistencia de una 37. de manera alguna. tiene fuerza de ley para todos los contratantes. Parte General. I. la garantía de la defensa en juicio.

como cuando se elude ostensiblemente pronunciarse sobre su autenticidad no obstante el deber de proceder con lealtad. que . la calle. mientras no sea reconocida la firma del instrumento privado en el cual se constituyó el domicilio. la citación debe ser practicada en el domicilio real. con relación al deudor. local o escritorio. y. 5. Sea la restitución de una suma de dinero. La restitución de una suma de dinero.requerimientos y notificaciones. probidad y buena fe. o en documento privado que luego resulta reconocido expresa o tácitamente. Domicilio del demandante Debe indicar su domicilio lo más completamente posible.3. la entrega del bien que se reivindica. para facilitarle y asegurarle su recepción. el piso. el desalojo de un inmueble. el pago de una indemnización. 4. el número del edificio. es plenamente válida la citación para comparecer al proceso practicada en el domicilio constituido en un contrato otorgado en escritura pública. estableciendo con certeza el lugar en que han de practicarse. con indicación en su caso del lugar. 3. departamento. Cambio del domicilio real. Cosa demandada Es el objeto mediato de la pretensión deducida en la demanda.4. la escrituración de un bien. Enunciación de los hechos La cosa se demanda en razón de la concurrencia de hechos que dan derecho a ella. 236 Ley N° 29. Cuando se cambia el domicilio real en el curso del proceso debe hacérselo saber a la contraparte como un deber de lealtad procesal.497 Sin embargo. etcétera. Por tanto.

El escrito tiene que ser inteligible. Es por ella y no por ninguna otra que puede prosperar la demanda. Este requisito es consecuencia del pedido de sustanciación. . Se exige una enunciación clara y suficiente. en razón de que hubo contrato de locación y éste ha vencido. Es de fundamental importancia la claridad en la Ley N° 237 29. pues se ha destacado: I o) Al demandado incumbe la carga de reconocerlos o negarlos categóricamente y. Los hechos deben ser presentados de manera clara y circunstanciada. tanto para el demandado. su aceptación o rechazo. que en alguna medida justifican la conducta procesal de los demandados. todo ello reforzado por el derecho invocado. 3a) La sentencia debe considerar solamente los hechos alegados por las partes.obedece a un préstamo del actor al demandado. de la petición. pueden determinar que las costas procesales de ambas instancias se impongan en el orden causado y las comunes por mitades. el desalojo de un inmueble. la reparación del daño. de la cosa demandada. porque el vehículo del actor fue embestido por el vehículo del demandado. de forma que permitan el responde. porque el demandado se lo prometió en venta al actor. De la enunciación de los hechos. la escrituración de un bien. que debe juzgar la pretensión que se sustenta en él.497 exposición de los hechos. como para el Juez. "Causa Pretendí".39 Las deficiencias del escrito de demanda en la enun- ciación de los hechos. debe resultar la causa pretendí. por lo tanto. 2o) Los hechos articulados en la demanda (y en la contestación) determinan la 'pertinencia' de la prueba a producirse en el proceso. etc. que debe contestarlo. aquella exigencia es decisiva a los efectos de valorar su silencio o sus respuestas evasivas.

Hay que incluir los intereses.40 6. que no puede evadirse de los términos con que se plantea la petición. Ello precisa la pretensión y determina el contenido de la sentencia. sino un hecho o un conjunto de hechos. pues el Juez falla con arreglo a la causa pretendí — principio de congruencia— . Su denuncie. La plus petitio y la extra petitio son barreras infranqueables para la libertad del Juez. El monto de la petición. no es un hecho natural puro y simple. tiene carácter imperativo. aptos para poner 39."La causa pretendí es una causa jurídicamente relevante. 238 Ley N° 29.CHIOVENDA. es decir. Exposición sucinta del derecho . 7. que ahuyenta la hipótesis de una condena menor para no incurrir en plus petitio. hay que aportar los datos determinantes para la individualización del bien.497 en movimiento una norma de ley con idoneidad para producir efectos jurídicos". Cuando la designación es imposible por falta de medios para hacerlo o porque se trata de una universalidad. pero nos apartamos de sus conclusiones. La insuficiencia en la descripción de la cosa demandada faculta al Juez para rechazar in limine la demanda. Petitorio Debe hacérselo con toda exactitud. 1 073. Principii. pues la omisión de hacerlo implica un menoscabo para el derecho de defensa del demandado. pág. lo que importa es la pauta. Monto. en términos claros y positivos. Se ha decidido que no interesa que el monto sea aproximado.

porque la indepen- dencia jurídica con que se mueve lo libera del planteo jurídico debido a la pretensión o a la defensa. En cuanto a la obligatoriedad de este presupuesto. Ob. Por lo tanto. aunque éste no haya sido 40. De ahí que en la demanda no sea necesario designar la pretensión por su nombre técnico. p.497 invocado o se lo haya invocado mal. es posible que éste funde en ella la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Cuando la errónea cita del derecho induce negativamente a la defensa del demandado. La cita del derecho sirve a los efectos de establecer la incompatibilidad de pretensiones. ANEXOS DE LA DEMANDA 1. prevalece al principio "Iura novit curia ".41 8. ALSINA. de las que el Juez puede apartarse en virtud del prmCipiO iura novit curia. El Juez se pronuncia sobre el derecho. cuando haya contradicción entre los hechos y el derecho. la causa pretendí quedará determinada por los hechos. Contradicción entre los hechos y el derecho invocados La naturaleza de la acción se determina por los hechos en que se funda y no en las citas legales que el actor invoca en apoyo de sus pretensiones. Casos de excepción . 478. Ley N° 239 29. cit. Puede ser completamentada con la doctrina y la jurisprudencia interpretativas.

y en la medida de los posible. prueba anticipada. hay que denunciarla. pero el intimado puede pedir la devolución u oponerse a su agresión.497 2.. la requiere directamente. individualizarla. que se otorga después de concluido el procedimiento señalado en la Ley de Conciliación N° 26872. y debe haber sido ofrecida como prueba documental.La prueba se halla en poder de quien va a ser parte. 1.La prueba se halla en poder de un tercero.La prueba se halla en poder de la contraparte. el Juez intima a ésta para que la represente. y sin previa orden judicial. fundado su oposición.. 602. p. 7. también cabe la intimación. 6. y este es la copia certificada del acta de conciliación extrajudicial.Admisión de la demanda ..No es posible ubicar la prueba. cit.. 240 Ley N° 29. 4.La prueba corresponde a entidades privadas.. si hay peligro de perdida. La modificatoria del artículo en comentario agrega un requisito más que debe anexarse a la demanda.La prueba no es relativa a nuevos hechos no considerados en la demanda y contrademanda.La prueba no se halla en poder de la parte y está sabe su contenido y su ubicación^ debe denunciar ésta y reproducir aquel. 41.. Ob. Artículo 17°. 5. el letrado de oficio. ALSINA. ello es motivo de una medida preparatoria y puede serlo en una medida conservatoria de prueba... Este es un requisito que se está exigiendo ya en los distritos judiciales a nivel nacional. 3.

salvo caso de reconvención. Generalmente constituye el primer acto procesal. La resolución que disponga la conclusión del proceso es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.497 cinco (5) días hábiles para que subsane la omisión o defecto. analizar su competencia. La facultad saneadora conferida al juez en este artículo debe ser ejercida con prudencia. los términos de la pretensión. en el caso de que la improcedencia de la. para no obstaculizar el acceso a la jurisdicción. ya que fija el contenido de la acción y limita. en primer lugar. los hechos sujetos a prueba y las cuestiones sobre las que el juez puede expedirse. Al recibir la demanda el juez debe. 1. el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes.Generalidades La demanda es el acto que abre la jurisdicción y tiene por objeto reclamar y obtener una reparación! es de especial relevancia. bajo apercibimiento de declararse la conclusión del proceso y el archivo del expediente. salvo los supuestos ya mencionados de medidas preliminares o cautelares. Se discute si. demanda sea notoria. Dado que la competencia se determina a partir del relato de los hechos y de las propias pretensiones . Si observa el incumplimiento de alguno de los requisitos. El juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida. el juez puede intimar en los términos de esta norma. Excepcionalmente. concede al demandante Ley N° 241 29. en ausencia de elementos que permitan establecer con claridad la competencia.

en el demandante. decisión compatible. El Juez examina de oficio la demanda y resuelve sobre su procedibilidad. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA El Juez no está obligado a recibir y darle curso a cualquier . Constituye una expresión de las facultades ordenatorias del Juez. resulta. de este modo. la oposición de una excepción. 426. Procedimiento laboral. 241-242 242 Ley N° 29. referido a defecciones puramente formales. 3. pues impide la prosecución de un juicio viciado. que dirige el proceso y vela por el buen orden de sus secuelas.introducidas en la demanda. además. Finalidad Esta norma suple el despacho saneador. parece razonable intimar para que se completen o se aclaren los datos respectivos. Improponibilidad objetiva El ámbito del dispositivo. en la cual el Juez se pronuncia sobre la sustancia de ella. 42 42. en principio. con la regla del CPCCN transcripta. cuyo incumplimiento revele. un descuido total en el modo de proponer la demanda.497 INADMDISIBILIDAD DE LA DEMANDA 1. 2.GUIBOURG y otros. Demanda inadmisible Esta frase alude a los requisitos del Art. incompatible con la observancia de la improponibilidad objetiva de la pretensión. p. previniendo.

1. el Juez puede exigir aclaraciones si la demanda la torna dudosa. Además debe proponerse la solución de un litigio. la demanda deberá ser rechazada de oficio. sin darle soporte a un deber jurídico. En la aplicación de las leyes de fondo que rigen la relación jurídica.escrito que pretenda ser una demanda. Efectos Lo que se rechaza es la demanda. Extremando el argumento. el Juez debe obrar con prescindencia de la actitud de los litigantes. Integración de la litis Si de la demanda resulta que la litis no se integra con todos los que debe comprender la existencia de un litis consorcio necesario. 2. por ejemplo. una demanda infundada o Ley N° 243 29. y así. puede no darle curso mientras ella no se integre. de cortesía. pero el actor conserva la acción que puede ejercitar mediante una nueva . y será improcedente desde su iniciación. 3. la demanda debe fundarse en una pretensión jurídica. Si.497 indebidamente trabada le impone la obligación de rechazarla de oficio. si en caso de ser acogida la demanda el actor quedara en la misma situación que si no la hubiera formulado. se demandara a una persona para que cumpla con un deber . Aclaración sobre la competencia Sin perjuicio de resolver sobre la competencia.

Modificación de la demanda Importa la facultad otorgada al demandante para revisar su propia demanda. que por esta vía puede ser aumentada. La notificación personal del traslado de la demanda. porque ambas constituyen una unidad.demanda si se funda en vicios subsanables. De ahí la liberalidad con que se debe interpretar la facultad que le confiere este dispositivo. pero no disminuida. 2. si bien poco común.497 MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA El demandante puede modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. a la cual puede incorporarse un litisconsorte. Ampliación Está referida exclusivamente a la cuantía del reclamo. es legalmen-te posible. los sujetos del juicio. 244 Ley N° 29. De lo dicho se desprende que hay una causa o relación jurídica . el título en que se funda. Puede recaer sobre el objeto de la pretensión. y ampliar la cuantía del reclamo hasta el llamamiento de autos para sentencia. lo cual sólo es posible antes de que ésta sea notificada. Alcances La determinación de los extremos de la pretensión es privativa del demandante. 3. porque la razón del aumento es el vencimiento de nuevos plazos o cuotas. 1. Se corre traslado de la demanda y su ampliación. e incluso la composición de la parte actora.

Lo que se debe hacer es notificar cada ampliación. 6. Trámite Se considera comunes a las ampliaciones los trámites ya cumplidos. 5.497 ampliaciones. Caso de agregación excepcional Se legisla un caso de agregación de prueba documental con posterioridad a la demanda. ya que la providencia que tiene por ampliada la demanda no puede ser dictada si no es escuchada la contraparte. cuyo examen debe ser restrictivo.común a las Ley N° 245 29. 4. que no fueron tenidos en cuenta por la demanda o por la reconvención. pues evita la dispersión de juicios en los cuales se persiga el cobro de cuotas sucesivas. porque está justificando el ejercicio de una facultad excepcional. Constituyen una novedad en el ámbito de la relación procesal. Nuevos hechos Son aquellos en que sustenta la defensa del deman- dado o reconvenido. que son contados desde la notificación por ministerio de la ley de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención. los cuales no fueron considerados en la demanda. El plazo para agregarla es de cinco días. Obviamente. el ejercicio de este derecho es propio del demandante o del reconviniente. Esta posibilidad . referida a los nuevos hechos que invoca el demandado en el responde. Su fundamento es el principio de economía procesal.

puede ocurrir o llegar a conocimiento de las partes algún hecho cuya consideración sea de importancia para la sentencia. por lo cual la ley permite alegarlo. Traslado Es por cinco días. Después de trabada la relación procesal.497 prueba documental que los desvirtúe.497 EMPLAZAMIENTO . 7. Procedencia Procede únicamente cuando tales documentos son de fecha posterior a la demanda. Por ello. A tal efecto. Notificación Se la efectúa por cédula. la ley permite únicamente acompañar 246 Ley N° 29. y le crea una doble carga al demandado o reconvenido. 8. o bien anteriores pero afirmados o denunciados por el actor bajo juramento de no haber tenido conocimiento de ellos antes de la demanda. aceptarla o impugnarla.a) Cuestionar la novedad de los hechos. y no admite que los replique. y b) Respecto de la prueba documental. aunque con explicables restricciones para evitar que se retrotraiga el procedimiento. 9. Ley N° 247 29.restablece el equilibrio roto por la inserción de hechos no considerados en la demanda o en la reconvención. los nuevos documentos deben ir acompañados de tantas copias cuantos sujetos del traslado haya.

Notificación por cédula El traslado de la demanda es efectuado siempre por cédula (Art. y de la documentación acompañada. que procuran la entrega directa y personal de la cédula al interesado. en cuyo caso se llama al ausente por edictos (Art. 157 inc. ya que en caso contrario carecerían de sentido los recaudos que toma la norma. En el primer caso se le entrega copia de la cédula. 2.1. cuando el juicio versa precisamente sobre ese contrato. o cuando el Juez lo tuvo por reconocido. l). el oficial notificador no agota su actividad el primer día. en vista" de la trascendencia que tiene el acto de notificación de la demanda. Sin embargo.497 traslado de la demanda. tratándose del 248 Ley N° 29. 435). En cuanto al diligenciamiento. El domicilio real prevalece sobre el especial constituido en un instrumento público a los efectos de determinado contrato. En efecto: está en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio. debemos distinguir según que se lo haya practicado o no directamente con el interesado. ya que el demandado podrá ejercer o no su derecho de defensa según que el emplazamiento haya sido bien o mal realizado. salvo cuando se trata de una persona incierta o cuyo domicilio o residencia no son conocidos. ya que si no encuentra a la persona . se admite también tiene decidido que la notificación del traslado de la demanda en un domicilio convencional es válida cuando el instrumento ha sido reconocido. Domicilio real La voluntad del legislador es que la demanda sea notificada en el domicilio real del demandado. de la demanda. Cuando no se halla al interesado.

Notificación bajo responsabilidad Es ésta la notificación que se realiza en contra de la afirmación d quien recibe la cédula en el sentido de que la persona a la cual se procura notificar no vive allí. 161. se efectuará la notificación conforme a lo dispuesto en el Art. el oficial entregará la cédula a otra persona de la casa o al encargado. Sólo ante el fracaso de esta segunda oportunidad de entenderse directamente con el interesado. a manera de advertencia. Tiene su razón de ser en la posibilidad de una maniobra del demandado tendiente a sustraerse de las cargas que imponen las notificaciones por cédula. y si ello no es posible. se la dará al encargado. haciéndole saber a quien va a ser notificado que espere al notificador al día siguiente. oportunidad en la cual. fijará las copias en la puerta de acceso (Art. en el lugar que se le atribuye. ya que si bien no se exige la demostración previa de las diligencias realizadas. Ley N° 249 29. y en última instancia dejará las copias debajo de la puerta de acceso.497 EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO DOMICILIADO FUERA DE LA COMPETENCIA . Se entiende que si no encuentra a la persona interesada. 3. es obvio que el actor es el primer interesado en extremar las precauciones a fin de evitar una eventual nulidad y el pago de las costas para el caso de que el demandado no viva en ese domicilio. Esto presupone que el actor ha logrado establecer que el demandado vive allí. Este aviso cumple la función de recado.interesada debe dejar su aviso para que lo espere al día siguiente. 141). primero debe tratar de entregar la cédula a alguna persona de la casal si ello no es posible. si tampoco lo halla.

a) El previsto en el Art.497 la demanda en el extranjero. b) El del demandado que reside fuera de la República. esto no pasa de ser un simple enunciado. conforme al cual los Jueces pueden encomendar a las autoridades judiciales de otras localidades la realización de determinadas diligencias. En la notificación de 250 Ley N° 29. 1. Cabe destacar que cuando el demandado se domicilia fuera de la jurisdicción del Juzgado. En este caso. 432. el del demandado domiciliado o residente fuera de la jurisdicción —comentado al analizar el mencionado artículo—. TERRITORIAL DEL JUZGADO La norma es congruente con lo dispuesto en el Art. en vista de que la notificación se le cursa directamente al demandado. Ahora. según lo establecido en el Art. porque el Juez la regula según la distancia o la . de la redacción de la norma se desprende que no es necesario que el demandado haya cambiado su domicilio! basta que tenga su residencia en el exterior. o sea. 157 inc. EMPLAZAMIENTO FUERADEL PAÍS El presente dispositivo analiza dos casos. el plazo para contestar la demanda es ampliado con arreglo al cuadro de distancia que al efecto elabora el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. la ampliación del plazo es convencional. 162. la cual preceptúa que la notificación debe ser practicada por cédula directamente en el domicilio real del demandado.

el plazo es el de ley. en cuyo caso el cómputo debe efectuarse desde la última notificación.mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Persona incierta o domicilio ignorado Para la citación por edictos la persona debe ser incierta. Cuando todos los demandados tienen su domicilio en la misma jurisdicción. corresponde interpretar que en realidad se trata de supuestos de ignorancia invencible. aunque corresponda uno mayor. los términos vencen independientemente para cada uno de ellos. y no se computan desde la última notificación practicada. Cuando procede el nombramiento del curador procesal. Ley N° 251 29. EMPLAZAMIENTO DE DEMANDADOS CON DOMICILIOS DISTINTOS Cuando concurre esta circunstancia el criterio no varía si todos los demandados tuvieron el mismo término. si han sido notificados en distinta fecha. o el domicilio o residencia ignorados. sobre la verdadera residencia del demandado. Son dos supuestos distintos. 1. Aun cuando el texto autorizaría a primera vista a suponer que se trata de personas desconocidas y de aquellas cuyo domicilio o residencia se ignorasen. Al Juez le cabe señalar el plazo del traslado! si no lo señala. siendo imposible adquirir certeza en un caso y dar con el paradero en otro. Efectos . o de una inseguridad imposible de disipar por medios razonables respecto de su real identidad.497 2.

entendemos que el defensor no está obligado a apelar. Es así que carece de facultades para realizar actos de disposición. Al asumir la representación del ausente su actuación se extiende a todas las cuestiones que se planteen en el juicio con las salvedades derivadas de la naturaleza de sus funciones. 4. Las primeras son aquellas que el demandante no puede individualizar —Ejm. aunque en el mismo escrito reclame autorización judicial para formalizar un acto de aquella naturaleza. Ámbito de aplicación Se notifica por edicto a las personas inciertas y a las personas ciertas con domicilio desconocido. Si hasta ese momento el citado no ha comparecido no procede su rebeldía. Una vez terminada la publicación de los edictos. 252 Ley N° 29. Obligación facultativa de apelar . Su intervención tiende al cumplimiento de la garantía constitucional de la defensa y. los herederos del causante si no se ha hecho la sucesión—. sino el nombramiento del curador-procesal a quien se le conferirá traslado para que conteste la demanda. por tanto. personas ciertas con domicilio o . pero no reviste tal carácter la defensa de su representada que ejerce en el proceso. previa información sumaria y citación por edictos. o sea. 3. No obstante los términos de la norma. Nombramiento y funciones del curador procesal La designación del curador procesal procede en todos los casos en que se demande a personas inciertas o con domicilio o residencia ignorados.497 5. En el segundo supuesto. no debe limitarse a la simple vigilancia del procedimiento.

sin éxito. El curador procesal actúa en pro de personas ausentes en juicio a fin de asegurar el debido proceso y proteger el principio constitucional de la defensa en juicio. Como se observará. y procesalmente. Copias incompletas La omisión de acompañar todas o parte de las copias pertinentes con la cédula mediante la cual se notifica el traslado de la demanda no autoriza a articular la nulidad de la diligencia. EMPLAZAMIENTO DEFECTUOSO 1. No es necesario probar dichas gestiones. basta el juramento. se ubica principalmente al . las gestiones tendientes a localizarlas.residencia desconocidos. con la nulidad de toda la actuación consecuente a la falsedad. se la sanciona con multa. sino solamente a pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta tanto se subsane la omisión y ese pedido puede formularse mientras dicho plazo no hubiere vendido. Ley N° 253 29. el instituto de emplazamiento. esta específica forma de citación con plazo determinado y preclusivo. Cuando se afirme y si la afirmación resulta falsa. por la noticia histórica que consignamos y por su utilización procesal. además. se le impone las costas al falsario.497 EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO En el Derecho Procesal actual en los Códigos de raigambre hispano-romana. resiste el embate de las reformas y de las ideas de simplicidad y celeridad en el proceso. haber realizado.

En el ordenamiento actual. bajo apercibimiento conminatorio. para que la persona emplazada. con consecuencias procesales a cargo del rebelde. además de cargar con las consecuencia de su no presentación. Asimismo. tercero necesario.497 los fines que persigue el Estado. por razones que fincan en 254 Ley N° 29. con la diferencia que en sede penal. respecto a su derecho de defensa. al ser citado en un término fijo y bajo apercibimiento de las consecuencias procesales. en perjuicio de su derecho o de su interés de actuar. el procesado. el instituto que contempla la situación de incomparecencia. Idea general Actualmente significa la fijación de un "termino al encuadre en el tiempo. El concepto de cargar sustituye así al de obligación. "Las cargas más importantes que pueden recordarse .44 El principio procesal se percibe en la situación del emplazado que puede sufrir la consecuencia de su inercia o de su negligencia. el emplazado tiene la carga de comparecer.principio de todo juicio como acto que formaliza el litigio. cumpla una actividad o manifieste su voluntad ante el Órgano Jurisdiccional que resuelve el acto de emplaza- miento. es posible de otra sanción a los fines penalísticos. funcionarios inferiores) en la situación jurídica de comparecer o dejar de comparecer. es un acto complejo de notificación. de plazo. de comunicación. cuando se trata de las partes. procesado. En el proceso penal lo mismo que en el civil. de tal manera que pone al emplazado (demandado. 1. es la rebeldía del emplazado (demandado o procesado). lo que está señalando la evolución de las ideas sobre este instituto y sus géneros en el Derecho Procesal.

tit VII. haciendo resaltar el concepto de carga.. se concebía la obligación. . XIII. 31. Derecho procesal Civil.. tit.los rebeldes non deben fincar sin pena. REIMUNDÍN. dice al respecto Reimundín. 45. 3a. p. J.3a. 1957. 197. para lograr la pacificación social46. En la legislación española antigua. donde era necesaria la presencia de las partes litigantes ante el Juez o por cualquier medio (voluntariamente o por coacción jurídica del actor contra el demandado). "Rebeldía es como sobervia o desdén o demandamiento en non querer venir ante el juzgador a quien deben obedecer como mayoral" (Part. p.. Aires. Principios. CHIOVENDA. 44. t. R.497 En la legislación hispana. Ley N° 255 29. Preceptúase además: ". Las partidas consagran ese deber procesal al definir el emplazamiento. 46.". VII. T. o el deber de comparecer. 2. p. I.son."Como llamamiento que facen a alguno que venga a facer Derecho o a cumplir su mandamiento" (Parí. Omeba. 45 No fue así en el Derecho histórico. Bs. De manera que la gradación de las ideas al respecto pueden señalarse esquemáticamente así: obligación- deber-carga. TX. tit. ley 9). y la situación procesal de las partes cuando "están a derecho" por el acto de comparecer. la que pesa sobre el demandado de comparecer y personarse en el proceso (carga genérica que condiciona las distintas cargas particulares).. Enciclopedia.. 3a. porque desprecian el mandamiento de aquellos a quienes deben obedecer" (Parí. Ello se explica por la concepción romanista del proceso. ley 19). ley 8). 132.

las fallas formales de la notificación o de la ausencia del acto de comunicación. Puede considerarse el sujeto activo emisor al Juez o Tribunal y sujeto activo ejecutor al oficial público. los fines esenciales no se perturban por la no presentación o falta de actividad ante el Órgano Jurisdiccional. pero a los fines penales. c) El efecto procesal del emplazamiento también caracteriza el acto complejo de que se trata. es un carga procesal para el demandado y de acuerdo a la concepción actual del proceso. FENECH. penal. Derecho procesal. 2. Barcelona. es el Órgano Jurisdiccional.497 preclusión de la etapa del procedimiento sin la posibilidad de retrogradarlo. El emplazamiento presenta las siguientes caracte- rísticas: a) El sujeto que resuelve y hace ejecutar el acto de citación conminativa. La consecuencia es la pérdida de una oportunidad procesal y la 47. producen la nulidad de todo lo actuado desde el momento mismo en que debió hacerse. Concepto legal . En el proceso penal. 47 b) Cuando se trata de emplazamiento del demandado o del procesado. la presencia del imputado es indispensable. 1952. Volumen 2. V. el emplazamiento puede llegar a traer como consecuencia la declaración de rebeldía. caps. 28 y 29. 256 Ley N° 29. M. y por esa razón deriva al efecto coactivo si no se presenta el llamado judicial. En el proceso civil.

donde es necesaria la presencia de las partes ante el Magistrado para trabar la litiscontestatio. En esto se diferencia de la citación. 1 y 2). debido a la estructura privada del proceso. En los Códigos de fuente hispana. que era el medio para aplazar los juicios ya comenzados. la in ius vocatio se aplicaba exclusivamente a la actio sacramenti in personam. al demandado y general. que se dirige a toda persona necesaria para un acto de diligencia. de una simplicidad primitiva.el primero encuentra al segundo y le dice : in ius sequere o in ius te voco. Lo cierto es que esta forma de citación del demandado o la otra con el vadimonium. a las partes en el juicio. y se le ubica y legisla en esa etapa del proceso. Por eso se ha considerado al emplazamiento como acto inicial de la litis-contestación. 3.497 En la época de la ley de las Doce Tablas (Tabla I. donde el acto afirma y el de- mandado niega. El demandado está obligado. se legisla este instituto teniendo como sujeto destinatario (sujeto pasivo de emplazamiento) especial. como la presentación de fiadores (vindex). La citación al demandado en forma privada se hace por el acto de la in ius voctio. Referencias históricas a) En el Derecho Romano Antiguo. Ley N° 257 29. Con el procedimiento de las legis actiones y el procedimiento formulario. que garantizaban la comparecencia legal le siguieron utilizando durante el desarrollo del proceso por . la introducción a la instancia se hace por actividad exclusiva del demandante. Las partes no se presentan ante el Magistrado de común acuerdo.

"se permitió al demandante dirigir primero a su adversario la denuntatio litis. en esta distinción de los actos de citación ante el Magistrado o el iudex. es decir. En el proceso antiguo se explica por la concepción monárquica y autoritaria de la administración de justicia. y esto significaba la violación de una obligación procesal. El emplazamiento resultaba del llamado hecho del demandado para que acuda al tribunal en el plazo señalado. Tratado elemental de Derecho Romano. . PETIT. E. ante el iudex. el hecho de la división del juicio en dos etapas' el procedimiento in iure ante el magistrado y el procedimiento apud indicem. una notificación escrita del objeto de su demanda y del día fijado para comparecer.48 48. 841.fórmulas. p. porque la primera era el llamamiento que el Juez hacía a las partes o a los testigos. En estos casos. durante el término de pruebas.497 La citación y el emplazamiento del demandado se distiguían. Influía indudablemente. hasta fines de la República. 258 Ley N° 29. El carácter de obligación de presentarse a juicio es patente en todo el Derecho antiguo y subsiste en la legislación posterior para derivar en deber y luego en carga procesal. En algunos asuntos extraordinarios en la época del emperador Marco Aurelio. En esta última fase se apreciaban los hechos. tenía lugar el procedimiento ejecutivo.la promesa de asistir hecho por intermedio del vadimonium. si el citado en día fijo o en plazo determinado no se presentaba.

Este sistema antiguo se prolongó hasta el siglo III de la era cristiana y comprende todo el período de la legis actiones desde los primeros tiempos de Roma hasta el siglo II a de J. y el período del procedimiento formulario. fueron una consecuencia de haberse adoptado el procedimiento extraordinario (cognitio extraordinem). p. que se extiende desde esa fecha hasta el siglo III indicado. RUIZ.C. la editio actionis o enunciación de la acción intentada. en la época imperial. . El carácter privado del proceso antiguo se pone de manifiesto en estas formas introductivas de la instancia por actividad exclusiva de las partes.49 49. o la promesa garantía de comparecer en el proceso. 168. ARANGIO. en Instituciones. Los dos sistemas que sustituyeron estas formas de citación y emplazamiento. llamamiento del demandado ante el magistrado. el vadimonium.por ejemplo. la in ius vocatio.

mediante una orden de aquél (edictis). que se dictó una Constitución para regular estos aspectos del proceso. Es decir. en la época de Marco Aurelio (161 a 180 de. es decir. El funcionario la trasmite por intermedio de una dependiente. puede ser considerada como un simple acto de autoridad. La fórmula de tal evocatio es triple —dice ARANGIO RUIZ—: ".C). y en este aspecto. el actos se vale del funcionario judicial para intimar al accionado. Las acciones en el Derecho Privado romano. mediante una orden de aquél (edicatio). J. 260 Ley N° 29. y de éstas sólo la primera. Ley N° 29. 142.50 El actor pide al Magistrado que se notifique al demandado su pretensión (evocatio). que es la actividad del actor ante el magistrado lo que prevalece para poner al demandado en situación de comparecer". Al principio fue la litis denutiatio una declaración redactada con la cooperación de tales funcionarios autorizados para recibirlas. la invitación directa y personal del actor al demandado sin intervención de la autoridad.edicti-litteris-denuntiationibus.497 259 Como vimos. la presencia en la plaza principal del distrito. da origen a una orientación nueva del juicio.. con el fin de abolir la privata testatio.497 . primero se utilizó el sistema de la notificación de la demanda (litis denuntatio). Este desenvolvimiento del proceso se ve mejor en las provincias que en la metrópoli. ARANGIO RUIZ. p. formulada por escrito (litteris).. que es la menos usada. en los días en que el prefecto administrará justicia (conventos). pero fue durante el reinado de Constantino (306 a 337 d.C). el actor se vale del juicio. de J. Desde la 50. Más tarde. la jurisdicción unificada en el Magistrado romano. Allí. y en este aspecto. dicho funcionar se identifica con el Juez.

a cuyo vencimiento las partes tienen la obligación de comparecer en juicio. RUIZ. en un solo acto a los efectos de constituir normalmente la litis contestatio. Instituciones. la marcha del proceso se inicia también por la iniciativa del actor.497 Para evitar en lo posible la rebeldía y la falta de contestación del emplazado.denuncia transcurre un término de cuatro meses. En el segundo sistema seguido desde la época de Justiniano (527 a 565 d. tanto la enunciación de la pretensión (demanda). bajo pena de la pérdida de la litis (si falta el acto) o del proceso en contumacia (si quien falta es el demandado) 51 Se observa así que se evita la posibilidad de un proceso sin contradicción y por eso antes de declarar la contumacia se requería que el demandado o el emplazado fuera citado por tres veces. El actor introduce la acción por un libelluis conventionis. redactado por él o persona asesora. Allí también solicita al Juez la autorización para citar a juicio al demandado. Ley N° 261 29.C. o anormalmente la contumacia del demandado o del actor. lo que se hace por intermedio de un oficial público (executor negotii). se permitió. El libelo es de emplazamiento mediante el oficial a quien el demandado deberá entregar a su vez libellus contradictionis.). 51. 169. debido a los documentos en que actor y demandado inician la instancia. p. quien provee sumariamente y ordena la notificación de la actio. procedimiento per libellus. Como se observará. ARANGIO. en la época de . Se denomina a esta etapa. pero éste debe pedir autorización al Magistrado. de J. como el plazo para que se conteste y se comparezca ante el tribunal se hace en este período.

298. t. en forma verbal. según CHIOVENDA se conser- varon los principios del Corpus Iuris justinianeobA. Aunque no existen disposiciones especiales al respecto. durante los siglos VII y XII. cap. Traite théorique et persiqu d'organization juridiciare. 2546. o escrita. 262 Ley N° 29. p. que el demandado fuese llevado. La influencia del Derecho Romano postclásico. 1. En las prácticas de la Rota Romana y en las Decretales. En materia de notificaciones de la demanda existía la costumbre que hacía que el actor informase previamente al Juez. sobre todo en Francia e Italia. 1926. el procedimiento fue similar. num. p. la doctrina de los canonistas elaboró toda una teoría de las . An- teriormente existían ciertas costumbres judiciales que permitían la intimación para comparecer ante el Juez (ajournemet). y consí. Respecto del actor se crearon medios procesales para obligarlo a comparecer! verbigracia. Se distinguió en esta época la citación al demandado y la notificación de la demanda. 108. se tuvo en cuenta la situación de no comparecencia del deman- 52. Es fácil ver en el procedimiento que los actos iniciales de la instancia se introducen por libelos y con autorización judicial 53. NOVELAS. V. o mantenido en arresto. cap. Instituciones. et de civile. la cual se hacía verbalmente o de viva voz en presencia de dos testigos que acompañaban al sujeto. manu militan. 95. CHIOVENDA. se refleja en el Derecho de la Edad Media. 54. París.Justiniano. secc. En el derecho intermedio. 53. Luego se notificaba por intermedio del oficial inventio. En Italia. la fianza y el compromiso de proseguir el juicio52.de comp. ante el Tribunal. a quien le corresponde precisar los términos de la acción.497 dado. 2. 2. En el Derecho Canónico. GLASSON Y TISSIER. 1. 457. 2. t.

68. mientras en el fuero eclesiástico la citación era trinca.BOLAÑOS.1 parte. Curia filípica. la finalidad es la impulsión necesaria de los autos del proceso. I. 1949. 1 parte. 57. Es decir. En segundo lugar.56 4. LUIS. p.1949. pags. además de servir de acto previo a todo impulso procesal de parte o de oficio.57 5 5. siempre que se trata de los casos excepcionales de personas distintas de los litigantes. se activaron de la relación procesal en cualquier etapa del proceso. ya que era perentoria. L. Respecto de los litigantes. nota 6. H. cuando exista necesidad de un plazo perentorio y de carácter preclusivo para la marcha normal del proceso. LORETO. Revista de Derecho Procesal. la finalidad esencial es que todo momento tenga la posibilidad de "estar a derecho". 56.citaciones especiales y generales 55. La citación general tenía por finalidad causar la rebeldía y contumacia del demandado. 59 y sigs. El emplazamiento y los principios procesales De acuerdo al panorama histórico y el encuadre institucional señalado. 1825. . año 7. año 7. tiene como acto de citación apercibimiento de una consecuencia perjudicial para el empleado. Monografía citada en Revista de Derecho Procesal. ante el órgano de la justicia. T. la finalidad primordial de trabar una relación procesal de las partes entre sí. En el fuero secular bastaba una sola citación y rebeldía para causar la contumacia. LORETO. el emplazamiento. Madrid.

497 Esta consideración nos lleva a relacionar el instituto con los principios generales del proceso tal como se los acepta actualmente. 76. en cuanto piden justicia. señalando que los litigantes han de ser oídos y deben proveerse inexcusablemente este objetivo. p. traducido en el ámbito procesal. Teoría y técnica del proceso. 264 Ley N° 29. pag. el Juez debe citar y emplazar al demandado. sobre todo. leyes y proyectos modernos. Instituciones. se pone de manifiesto este principio sostenido por la doctrina al lado del tradicional principio dispositivo. t. situar en un pie de igualdad jurídica a los litigantes para que estén a derecho. CHIOVENDA. deben ser puestas en el proceso en absoluta paridad de condiciones"59. p. I. V.s 125. en las etapas posteriores del proceso. Asimismo. c) En realidad estrecha con ese principio constitucional y como un desarrollo procesal del mismo. Para que las partes puedan ser 58. 1. PODETTI. significa que "las partes. R.Ley N° 29. poniéndolos en situación de paridad. que actualmente se acepta en forma conjunto con la iniciativa de las partes. al inicio de la causa.1.58 b) El principio constitucional de igualdad ante la ley. 109. se pone de manifiesto porque una vez iniciado el juicio con la demanda del actor. cit. a) El principio de su impulsión de oficio. El emplazamiento tiene por objeto. Op.497 . En los Códigos. se concreta al principio de la bilateralidad de la audiencia. como es notorio. 59. el emplazamiento siempre se utiliza por el Órgano Jurisdiccional para impulsar una actividad o dar fin a una etapa principal. REIMUNDIN.

ya que nadie puede ser condenado sin haber tenido oportunidad procesal de alegar.oidas en sus respectivas pretensiones. los actos importántisimos el procedimiento. porque caduca por clausura dicha etapa. para poner de manifiesto la posibilidad del contradictorio ante la justicia. ya que el Órgano Jurisdiccional utiliza este medio para formalizar el tránsito de una fase del proceso a otra. Ley N° 265 29.497 pierde la oportunidad para hacerlo. citación. "La notifica- ción. o emplazamiento. En el Derecho Anglosajón se consagra este principio en la fundamenta expresado gráficamente en la fórmula. .his day in Court (su día en el Tribunal). Esa garantía constitucional se cumple por intermedio de un acto de notificación con emplazamiento (notice) para brindar a la parte citada la ocasión de ser oída (hearing). por lo tanto. Si la parte emplazada no concurre a concretar la actividad necesaria y ordenada en una etapa del proceso. defensa y excepciones. está establecido y generalmente adaptado al sistema de la notificación. d) El emplazamiento pone de manifiesto el principio de la preclusión. invita al adversario a comparecer ante el Órgano Jurisdiccional competente para obtener la actuación de la ley y la protección de la situación jurídica material. citación o emplazamiento. de modo que el acto de comparecencia de las partes debe cumplirse en juicio para darles la oportunidad de ser oidas. traslado y vista mediante los cuales el que acciona y que cree que su derecho ha sido violado o contestado. y los traslados y vistas constituyen. que tiende a colocar al demandado o al actor. En el Derecho Hispanoamericano se relaciona también con la garantía constitucional de la defensa en juicio. Este postulado lo expresaban los romanos. en actitud de poder valorarlos"17.audiatur et altera pars.

porque el citado "está a derecho" para toda eventualidad procesal. 266 Ley N° 29.. La carga de comparecer ha sido cumplida. t. H. 81. gr. 161. p. que comparece. Debe designársele curador procesal de ausente a quien se corre el traslado de la demanda. constituir una carga procesal.497 INEFICACIA DE LA INTERRUPCIÓN 1. no contestar la demanda. R. REIMUNDÍN. op. p. La evolución histórica del instituto (la comparecencia o la personación del demandado en juicio). Prescripción . En este caso queda definitivamente trabada la relación procesal ante el órgano jurisdiccional. dice REIMUNDÍN. R. cit. no exhibiendo documentos). 38 61. ALSINA. ya un verdadero deber procesal con sus correspondientes sanciones y finalmente.. En estos casos. 2. En este supuestos. se decretan rebeldías parciales y carga con la consecuencias de su inactividad de domicilio desconocido.18.61 60. Ob. REIMUNDÍN. la imcomparecencia no autoriza el juicio en rebeldía. nos muestra como esté pudo configurar ya una verdadera obligación con su correspondiente vía compulsiva. no presentarse a la audiencia. Puede darse las siguientes situaciones: Io Demandado (emplazado)... cit. 2. es el emplazamiento del demandado. t. 1. cit.60 Puede asimismo comparecer y permanecer inactivo respecto a los actos posteriores del juicio (v. Efecto De los efectos procesales ya se han indicado los principales aspectos. sintetizando la evolución de este aspecto del emplazamiento. La situación típica que puede hacerse extensiva todas las citaciones con plazo fijo. Ob..1. p.5.

Prescripción adquisitiva Derecho por el cual el poseedor de una cosa adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión durante el tiempo fijado por la ley. . conforme a la acción que se trate de ejercitar. Ley N° 267 29. Generalmente los plazos prescriptivos son menores o mayores según que la posesión se haya o no ejercido con buena fe y justo título.2. En la modalidad que constituye adquisición o ' jurídica. Comercial y administrativo. medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley determina! y que es variable seún se trate de bienes muebles o inmuebles. Estos plazos liberatorios son muy variables. Clases 2. La prescripción llámase adquisitiva cuando sirve para adquirir un derecho.497 2. Prescripción civil Nombre unificado de la adquisitiva y de la extintiva de derechos y bienes en la esfera civil. El diccionario de la Academia define con acierto esta institución cuando dice que es la acción y efecto de prescripción o de adquirir una cosa o un derecho por la virtud jurídica de su posisión continuada durante el tiempo que la ley señala. o caducar und erecho de lapso señalado también a este efecto para los diversos casos. y que se trate de bienes muebles o inmuebles. Y es liberatoria cuando impide el ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación. para diferenciarla de la prescripción. En Derecho Civil. 2.1. y según también que se posean o no de buena fe y con justo titulo.

De ese modo. Detención del curso de la prescripción. sino agrupar las dos especies penales^ la prescripción de la pena y la del delito. . sin que para ello se necesite ni buena fe ni justo título.3. 2. o de ejercer el derecho al cual ella se refiere. por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio.la privación del goce de la cosa durante el poseedor o deudor.497 corre el tiempo anterior a la fecha del hecho interruptivo. la prescripción se tiene que empezar a contar de nuevo. Prescripción de acciones Caducidad de los derechos en su eficacia procesal. El concepto viene a sumarse al de prescripción extintiva. 2. Son hechos interruptivos. Interrupción de la prescripción. Prescripción liberatoria o extintiva Excepción para repeler una acción por el solo hecho de que el que la entabla ha dejado durante un lapso de in tentarla. Terminado el plazo interrumpivo.que se denomina igualmente caducidad. aun interpuesta ante juez incompetente o condefectos formales.5. Cuando esa detención se produce.4. Prescripción criminal Denominación técnica que pretende no sólo diferenciarse de la prescripción civil. 2. el silencio o inacción del acreedor durante el tiempo designado por la ley. no 268 Ley N° 29. deja al deudor libre de toda obligación. posee elasticidad cronológica desde 24 horas (denuncia de ciertos daños asegurados) hasta un lapso treintañal en el dominio. salvo que el demandante desista de la demanda o se declare la deserción de la instancia! el reconocimiento que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquel contra quien prescribía.

referida a los nuevos hechos que invoca el demandado en el responde. El plazo para agregarla es de diez días. la ley permite únicamente acompañar prueba documental que los desvirtúe.3. y b) respecto de la prueba documental. los nuevos documentos deben ir acompañados de tantas copias cuantos sujetos del traslado haya. 6. Esta posibilidad restablece el equilibrio roto por la inserción de hechos no considerados en la demanda o en la reconvención. Obviamente. y la crea una doble carga al demandado o reconvenido. 4. los cuales no fueron considerados en la demanda.497 5. Notificación Se la efectúa por cédula. Constituyen una novedad en el ámbito de la relación procesal. Ley N° 269 29. que no fueron tenidos en cuenta por la demanda o por la reconvención. Traslado Es por diez días. y no admite que se los replique. . A tal efecto. Por ello.a) cuestionar la novedad de los hechos. aceptarla o impugnarla. que son contados desde la notificación por ministerio de ley de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención. Nuevos hechos Son aquellos en que se sustenta la defensa del demandado o reconvenido. Caso de agregación excepcional Se legisla un caso de agregación de prueba documental con posterioridad a la demanda. el ejercicio de este derecho es propio del demandante o del reconviniente.

Grand dictionaire universel du siécle XIX. serment y juren. el prestado en ciertas y determinadas circunstancias. 9. las acepciones explicadas respectivamente. T. como testigo de la verdad. El voto o reniego. para combinar con pensamientos profanos y a menudo hasta ciminales62. Se identifica con .7. El Diccionario de PIERRE LAROUSSE. y calificados como necesarios e impostergables para oportunidades señaladas. El juramento corriente desprovisto de solemnidad.PIERRE LAROUSE. 111. no es sino una especie de exclamación forzada por palabras que invocan siempre alguna idea sagrada. mientras que el primero se hace ante un pequeño número de personas en el curso ordinario de la conversación o negocios. s/n) 270 Ley N° 29. la acción (el acto) de tomar a Dios o a un ser sagrado cualquiera. cumpliendo exigencias previas. de las palabras que se pronuncian o de una obligación que se contrata. pero también puede referirse a algo más solemne. valdrá como tal. La blasfemia o reniego queda descartada de nuestro interés en razón de su sentido diamentralmente distinto y opuesto (es eljuren de los franceses). pero como este es accidental.497 Se designa con las voces jurement. expreso: "que juramento puede designar. 62. únicamente interesaría cuando es elemento de un negocio jurídico. otro de los sentidos. Acepciones La voz juramento. que se realiza en circunstancias más graves y ordinariamente frente a personas constituidas en dignidad (cargo honorífico y de autoridad). por lo que se hace necesario distinguirlos para su exacta ubicación. p. en el caso particular. tiene distintos sentidos que gravitan en diferentes significados. París. de donde concluímos que es de relevancia jurídica.

. núm. Impregnado de lo mágico e inexplicable. En cambio. Varias son las razones. dentro de la conducta social. corresponderá asignarle al juramento el significado deserment. proviene del latín iuramentun. etimológicamente tiene otras raíces. t.). cit. es muy probable que el juramento. por lo tanto. Expresión jurídica Juramento. S. T. haya sido el recurso común de todos los negocios o relaciones elementales.497 exclusivamente religioso. i.La que pudiera contribuir la sinceridad de una fe profundamente sentida. voz "Juramento"). 9. 8. Evolución histórica El juramento en sus orígenes tuvo carácter Ley N° 271 29. en Derecho. en sí mismo o en sus criaturas" (Diccionario de la Real Academia Española. podemos decir que en las épocas primitivas tuvo carácter más que religioso. supersticioso El primitivismo de la sociedad humana en sus orígenes descansaba en el ministerio de lo desconocido. para la castellana. 14. poniendo por testigo a Dios. en el cramentum. op. Para lo temible o extrañablemente poderoso estaban el . representado en las fuerzas "tabú". o la falta del concepto político de la libertad religiosa. que es "afirmación o negación de una cosa. aunque como dijéramos. tomado en su acepción militar. Constituye la voz específicamente jurídica en la lengua francesa.el serment anteriormente citado. Si éste ha sido el carácter del juramento en la antigüedad. por supuesto con las características de imperfección que es dable suponer. Extensivamente. "es promesa solemne tomando de testigo a Dios o aquello que se considere sagrado" ("Sermenf.

Sin embargo existen opiniones que hacen derivar el origen en el nacimiento de la idea religiosa.. Se observa que al interponerse una persona autorizada entre otras que a viva fuerza ventilan sus cuestiones. Más adelante la imprecaución se refiere a la vida de ultratumba. invocan ambos el testimonio de la divinidad. la del hierro candente. fueron las pruebas del juramento y del duelo. Después de las ordalías (la del ataúd. aún dentro de la barbarie de la época. sino negativa. En síntesis la relación entre la imprecación y el hecho era puramente ideal. para establecer la inocencia o la culpabilidad de los procesados por ciertos delitos. que en la época primitiva se resume por completo en la inprecación. Ya Aristófanes dio la mejor explicación de este cambio en el famoso diálogo de las nubes . rugidos o gritos intencionados. que pudieran significar los rudimentos del origen del juramento. del pan bendito). se llamaban "hijos de Dios". En épocas más próximas a nosotros. la del agua hirviente. La penalidad que el que presta juramento invoca. debió convencer a la larga a los espíritus observadores que no podía un hombre jurar en falso o morir sin sufrir el castigo. no es ya positiva. De aquí que todavía en la . La confrontación incesante de las creencias con los hechos. los contendientes. es decir en los males que el que jura llama sobre su cabeza en caso de perjurio. Esta evolución fué el efecto de una experiencia largamente practicada.. desistiendo de la brutalidad.cumplimiento. Este es 272 Ley N° 29. de base religiosa. un paso adelante. la invocación a la divinidad deja de hacerse con la imprecación. usados durante la edad media. se somete a perder el favor de la divinidad. alegando que la razón se encuentra de su parte. Se emplea la suplicación. Primeramente se invocan estos males para que surtan efecto durante la vida del perjuro. En caso de perjurio.497 el proceso posterior. Todos ellos conjunto de procedimientos.

Juno. tras costumbres antiguas lo han consagrado y la legislación moderna lo ha conservado. el cristianismo su Dios y en la actualidad una mezcla de Ley N° 273 29. perdiendo su majestad. XVII. Desde el origen de las sociedades. Los primitivos invocan los elementos de la naturaleza. para creer con más confianza. T. el . MASSIEU dice: "que los juramentos nacieron al mismo tiempo que los hombres se engañaron" (Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe. el hombre tuvo necesidad de buscar fuera de él un testigo de su conciencia. 497). Con el cristianismo vuelve a adquirir toda su severidad y eficacia. pero la multiplicación de los Dioses. y no se consideraba formalmente obligado más que cuando lo había formulado en nombre de Júpiter. El pueblo romano tubo para el juramento un verdadero culto. los paganos sus dioses. Diana. En la Edad Media. tuvo su significación propia e integral. voz "Juramento"). buscó el juramento. p. Para afirmar con más autoridad. En las diversas épocas ha ido tomando un carácter peculiar propio de la concepción filosófica de la sociedad. Así en la sociedad teocrática. Neptuno. los salvajes sus ídolos.actualidad se preste juramento en Inglaterra con la fórmula de "así Dios me ayude" (Omeba. Se desprende que el juramento interviene a cada instante en las relaciones intesociales de los hombres. el juramento es una cosa temible. etc.497 metafísica religiosa y laica es su invocación. en la civilización helénica y romana. tornáronle fácil e ilusorio. es decir en nombre de sus dioses principales. el falso juramento era penado con severidad ejemplarizadoral pero al mismo tiempo que decae el poder de la Iglesia y las creencias se debilitan. reducidos a imágenes.

una invariable conducta de cumplimiento. Se ha dado un gran paso de avance por la laicidad del juramento al sustituirlo por la promesa que tiene por base la fe cívica y el honor. En apoyo a sus relevantes condiciones.juramento pierde fuerza. el juramento . Las sanciones civiles y penales como políticas que llevan involucrados hacen de su observancia. bajo las responsabilidades que se contraen con su no ejecución. alejando la posibilidad de imponer en dogma frente a la conciencia individual.

ofrece la certidumbre de una verdadera institución jurídica."Averiguamiento que se hace. núm. partida III. poniéndolo como testigo de la certeza de lo que se declara" (Op. cit. independizada de espúreos rastos y totalmente diferenciada. F.497 ."un resto del vínculo entre la religión y el Derecho se halle en el juramento judicial de nuestros días en que se conmina al absolvente o al testigo a que diga la verdad bajo la amenaza de que Dios y la Patria se lo demanden". consagratorias de una verdadera ciencia. 342. Ley N° 275 29. O es facultativo de quien lo presta de hacerlo por sus creencias religiosas! o el ritual es tan solemne que solamente se justifica por la raíz teológica. 3. definía el juramento diciendo que es. como es la jurídica. 10. 4 274 Ley N° 29. CARNELUTTI. Característica de las instituciones de derecho.497 así presentado. Definiciones La ley 1 del título XI. Sistema de Derecho procesal civil. nombrando a Dios o alguna cosa santa sobre lo que algunos afirman o niegan que es así". En una palabra es como lo expresa muy bien el doctor Orgaz que. en la mayoría de las legislaciones no se lo consagra totalmente.. Se dice también que es "la invocación tácita o expresa del nombre de Dios. t. 3). Para ARTURO ORGAZ.63 A pesar de que el juramento laico sería el desiderátum en derecho.. es un medio de prueba por el que se vincula la fe religiosa y Cívica al deber de producirse con verdad y sin malicia en una declaración judicial o de actuar sin torcer la justicia y el Derecho al desempeñar 63. p.

o de respeto. pág. 549. la posible definición del juramento (Omeba. extrajudicial. probatorio. pero aunque agrega algo no completa su contenido. 64. Sin embargo esta definición revela solamente un aspecto del juramento. 1103. prometiendo acatar o cumplir la circunstancia objeto del mismo. Esta y otras definiciones similares. p. religioso. y cuando no existe. 276 Ley N° 29. porque toman el juramento en uno o varios sentidos. tiene carácter civil y político al ser invocado en actos . político. "Invocación que se hace poniendo como testigo de la verdad de un hecho o de una promesa. etc. voz Forum. J. Escribe. Diccionario de Legislación y jurisprudencia.. son incompleta. el juramento es inútil". 2. la invocación solemne de un ser superior. Diccionario jurídico. a Dios. Conceptuación El juramento tiene carácter religioso. XVII. "el signo externo". la palabra basta.497 11. cargando con las sanciones morales o legales del perjurio. pág.una comisión o profesión. pero no integralmente en todos. 65. en cuanto es invocación de una divinidad a la que se pone por testigo de decir verdades. a su fe u otra institución que resulte sagrada para el que lo presta". 64 Es el acto en que invoca por un signo externo al Supremo Hacedor como testigo de la verdad de lo que se asevera o se promete65 En esta definición notamos un elemento nuevo. y realmente es una posición escéptical el autor lo despoja de toda la solemnidad confirmando su apreciación al afirmar con Reynal que "cuando la buena fe reina. Seria por lo tanto. t. Para comprenderlo es preciso tener en cuenta el juramento judicial. en garantía de su deber de lealtad. algo sagrado. T. 499).

las cuales en cuanto se refieren a la invocación deben estar pre-establecidas y constituir las formas a que debe ajustarse. Es sí. sino que invoco como testigo fiador de Ley N° 277 29. Este algo más es precisamente lo que se especifica y le hace ser lo que es. a pesar de que para algunos tipos de juramento resulta indirectamente del conjunto del ordenamiento legal. El juramento no es ni la declaración. aunque no esté expresamente establecido es la consecuencia de su espíritu.. Diccionario de Derecho Usual). no sólo empeño mi fe. procesales o de fondo. ni la promesa. de más íntimo y querido como la conciencia. Equiparable también los usos consagrados por la costumbre. sustituyéndose por la promesa. Cuando pronuncio la palabra "juro". pero al mismo tiempo algo más. G. Pueden ser de índole constitucional y legal y dentro de éstas. La invocación es solemne y no varía. ni la palabra dada. En el juramento existe una garantía más alta y un vínculo más obligatorio e íntimo que el que existe en el verdadero compromiso: garantía y vínculo que se sobreentienden aún cuando no se enuncien expresamente. En todo juramento debe distinguir la invocación solemne del testigo ante el cual es hecho o se requiere la aserción de la promesa. Por tal razón estaría integrado por varias partes. pero como no se concibe prestarlo sin la garantía de cumplirlo. 12. todas estas cosas. o aceptándose indistintamente el juramento o la promesa en la fórmula usual de jura o promete decir la verdad en lo que sepa y fuere interrogado (CABANELLAS.497 mi compromiso a lo que haya en mi mejor.de ambas naturalezas. Para que se den estas premisas es preciso que el mismo se realice bajo ciertas y determinadas condiciones. mi propia persona o la persona de mis padres e hijos. el honor. ni siquiera un compromiso.66 Las sanciones determinadas para su incumplimiento deben intervenir en su integración. del contenido de este último. Naturaleza jurídica . en cambio pueden ser muy variados los contenidos.

499. la sanción ética y la sanción religiosa. No se lo puede equiparar a un hecho o actor jurídico. o al menos. se lo puede situar dentro de los contratos.497 Por otro lado es también un medio de prueba. 278 Ley N° 29. o como un requisito formal que regula la consecuencia de diversas instituciones de derecho.0meba. Por sí solo no alcanza a producir la adquisición. bajo el segundo aspecto. Bajo el primer aspecto. Op. Carnelutti opina que el juramento es un acto solemne que la ley prescribe a fin de añadir. el juramento completa el cuadro de algunas de las instancias productoras y alcanza o termina el paso de una evolución. También se dice que el "juramento puede ser considerado dentro del régimen jurídico como requisito para la validez de ciertas pruebas. Estamos en condiciones de añadir que si tampoco. sujeta al que lo prestó a las consecuencias que pueden derivarse por el incumplimiento de las obligaciones impuestas al cargo que aceptó por juramento". pero ante una situación conformada. porque la regla que lo establece no puede interpretarse como reglamentaria de una situación. en circunstancias de no existir otros medios de lo controvertir el hecho. de reforzar. o pérdida de los derechos. transformación. 66. aunque si bien en algunos casos perfecciona o consolida las transformaciones tan propias de esos actos. porque el compararlo resalta la actitud pasiva y general de la norma que lo dispone. p. cit. de . Por eso si verdaderamente no puede ser considerado como una fuente de la obligación. a pesar de su similitud. solemne. para mayor garantía del cumplimiento de la obligación judicial. debido a que no produce los efectos de éstos. de su voluntad de cumplirla. y por tal se lo califica como juramento probatorio. convenimos en afirmar que constituye una declaración voluntaria de índole unilateral.y del de adhesión. asume el carácter de una confirmación por parte del obligado. tiende a dar el juzgador los elementos necesarios para emitir su fallo. con el mandato..

licitud. 500.para el acto. Ob. sin ambigüedades manifestado de una manera precisa y de acuerdo a las reglas establecidas. El mentiroso es siempre pródigo en juramentos (Corneille).características peculiares. Se convierte así en verbal y actuado.497 justicia e irrevocabilidad. cumplidamente respetada67. El juramento tiene alguna cosa sacramental que le distingue esencialmente de toda otra promesa (Pnulhomne). el juramento se ubica derechamente en el primero de los tipos y no admite por su carácter el segundo. establecida en la norma. 13. 67. Es verbal. es decir repitiendo palabra por palabra las indicadas . cit. porque es expresado de viva voz por el propio jurador de acuerdo a las frases de estilo. autenticidad. Es un acto categórico. La sola palabra de un hombre honesto debe tener toda la autoridad del juramento (Mme. facultativa u obligatoria.voluntariedad. Es un segundo crimen prestar un juramento criminal (Rousseau). no liga^ una palabra dada libremente liga siempre (Luiguet). Caracteres condicionantes Son tales. y con función asegurativa apoya en la cultura ética de una sociedad dada. 14. este puede ser volcada a la escritura levantándose en ese caso. . p. Ley N° 279 29. Necker). Formalidades Dentro de la clásica división de los actos en expresos y tácitos.. debiendo ajustarse estrictamente a ellas. Un juramento tiránico e injusto. En personas de honor promesa vale juramento (Voltaire). el acta respectiva. Omeba. No obstante ser de exigencia en forma verbal. Todo hombre que respeta la estima pública debe permanecer fiel a sus juramentos (Chateaubriand).

varía su forma. es un juramento que debe prestarlo personalmente. los documentos que pretende presentar después de haber promovido la demanda. que sea el indicado para el acto el que lo ejecute. Las distintas fórmulas que se han utilizado en el juramento a través de la historia. de la pauta del 280 Ley N° 29. En el primer caso. cuando lo ordena el juez. el juramento se separa de su contenido y consiste en el pronunciamiento de una fórmula introductiva. Ley N° 281 29. Ob.497 verdadero interés por condensar en las mismas. Omeba. Como todo esto va dirigido al jurador. por que lo que transmite al acto. así como la gran variedad en las distintas legislaciones.68 Según se trate del testimonio de las partes o el tercero. "El juramento de que el actor no ha conocido al demandar. El ritual cuidadosamente establecido y practicado. ha de ir precedida de las palabras "juro que". forma una religiosa de aseveración que la ley prescribe para la mayor garantía de la veracidad de su contenido. es imperioso que sea personal la realización del mismo.497 . Siempre que se trate del testimonio del tercero y del de la parte. es "decir toda la verdad y nada más que la verdad". 501. cit. p. como el testimonio se presta mediante la lectura o repetición de la fórmula está. cuyo contenido precisa la ley con referencia a las dos especies de falsedad testimonial. el propósito solemne y severo que intentaba infundir al juramentado. no mediante el mandatario sin 68. es de significación histórica. la debida solemnidad. la declaración del testigo ha de ir precedida por el juramento. para significar que la fórmula se pronuncia con la garantía del juramento. En cuanto al testimonio de las partes.

"El juramento judicial es una facultad indelegable. al propio fin cooperaba la admonición que el juez ha de hacer a quien jura. 15. Elementos Serían las partes.dificultad especial para ello". 16. Lo expresado en sentido específico.Finalidad La función del juramento esencialmente consiste en reclamar las sanciones penales contra la falsedad. . Las partes son dos* el jurante y el que recibe el juramento. y el carácter personalísimo del juramento. y varían según se trate detestimonio. Su estructura estaría determinada de esta manera por dos partes. se debe únicamente. peritos. para indicar la materia que va a ser objeto del juramento. y mientras las partes y las fórmulas puedan ser iguales. es la exigida por la ley.497 plena conciencia de la obligación de decir verdad. No puede el apoderado recibir el juramento de su m andante con cargo de transmitirlo a los jueces". de las cuales la primera. solamente. el juramento estaría integrado por la invocación y el contenido. sino en cuanto materia motivo del juramento. estimatorio. Las fórmulas son distintas. a la trascendencia de la parte que nos estamos refiriendo o sea a la invocación. No está tomado el objeto en cuanto finalidad. Por lo dicho. etc. posesión en el cargo. Partes constitutivas Por lo dicho hasta ahora. El objeto se identifica con el contenido. en mostrar que la declaración se produce con la 282 Ley N° 29. por ser personalísima. 17. como institución jurídica. y por ello. el contenido tiene razón de ser. la fórmulas y el objeto. el contenido varia constantemente. Es además solemne. y en la que se le impondrán las pertinentes sanciones.

deben prestar el juramento judicial.69 Se cuestiona que el juramento no es prenda de fidelidad y por tal razón se dice que al hombre de juzgárselo por su conducta. sino una carga del oficial o funcionario en el sentido de que se considera por la ley como una condición de que depende la eficacia del nombramiento. este . su falta Ley N° 283 29. Los oficiales investidos de funciones judiciales. requisito que deben llenar los funcionarios públicos y magistrados. por lo que estando el juramento considerado como una formalidad necesaria para la asunción del ejercicio de las funciones. y al respecto tiene gravitación como medio de prueba dentro de los distintos ordenamientos que así lo dispone.497 equivale a oposición a la asunción y por eso significa la renuncia del empleo. 18. Muchas veces. y que para evitar el perjuicio no castigado es un ejemplo deletéreo en la moral del pueblo. Por otra parte. Este sería el juramento político. por su vocación definida. cumple una función probatoria. sancionado o no el perjurio. más exactamente. la prestación del juramento no constituye solamente el objeto de una obligación. Sin embargo. También tiene relevancia fuera del campo del Derecho pero que gravita indirectamente en la conducta del jurante. el juramento es siempre un deber de fidelidad. Procesalmente. Efectos Esta en relación directa con la función que desempeña en los distintos ordenamientos a que están aplicados. su falta es un acto impeditivo de tal eficacia. que sin perjuicio de las sanciones que establece la ley con respecto a las responsabilidades que se contraen en razón de la misma. constituye un requisito esencial que debe ser cumplido para condicionar los actos posteriores a un régimen efectivo de validez. Este caso sería cuando se reclama sanciones morales o divinas contra la falsedad.

70 19. no solamente falta a la persona a quien se obligó sino también al mismo Dios.que son sus modalidades. porque quien la quebranta. aquel del que se hace depender el resultado de un diferendo. por así decirlo.ll 284 Ley N° 29. a quien invocó por testigo de la sinceridad de su promesa o aserto".497 de una convención por la cual dos personas se remiten el juramento de una de ellas para probar la liberación u obligación alegada". uno. Pese a ello. en mérito de una convención. Aquel que debe prestar los funcionarios y magistrados judiciales. y Juramento legal o extralegal. "El que se ajusta a una promesa para asegurar el cumplimiento. F. t. 70. indecisorio. pág. Op. pertenece al primer orden. y dentro del probatorio. decisorio. deferido e indeferido. núm. 2. de decir verdad. Al juramento judicial corresponden las siguientes sub clases : probatorio. asertorio. 410. Clases El juramento toma. CARNELUTTI. las características o fisonomía de la función que desempeña dentro de la órbita de su efectividad.compromiso contraido trae aparejadas sanciones éticas y defectos formales de repercusión indirecta. por tal razón son muchos los tipos de juramento que se ejercitan en Derecho. El juramento es judicial o extrajudicial.. de buen desempeño. Extrajudicial: "Aquel que es prestado en virtud 69. También se argumenta a favor. Juramento judicial es el prestado en justicia. podemos abarcarlos en dos clases o grupos: Juramento judicial o extrajudicial. Sistema de Derecho procesal civil. . constituye el juramento extrajudicial". el otro. según se preste en justicia o fuera de ella. estimatorio.el afirmativo. diciendo^ "que el juramento es el más fuerte vínculo con que puede ligarse al hombre a decir verdad o a cumplir su palabra. cit. confirmatorio.

los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar. El demandado puede. y haya pasado en autoridad de cosa juzgada. procesos individuales de liquidación del derecho reconocido. No infantil discriminación en el acceso al empleo o prohibiciones de trabajo forzoso e . demostrar que el demandante no se encuentra en el ámbito fáctico recogido en la sentencia. siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. en todo caso. En el proceso individual de liquidación del derecho reconocido es improcedente negar el hecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República.. con contenido patrimonial.Demanda de liquidación de derechos individuales Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios. cato s Defensa de dirigentes y afiliados (no necesidad de poder especial). sobre la base de dicha sentencia. Artículo 18°. QUIENES PUEDEN 3 INTERPONER UNA DEMANDA? Defe nsa por parte Derechos de Sindi colectivos.

huelga. Contestación Es el acto que completa la relación procesal.Asociación sin . sin incluir ningún pliego dirigido a la contraparte.. La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandado estime convenientes.Requisitos de la contestación La contestación de la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil.Afectados fines de lucro dedicada a directos proteger derechos . categoría o. los testigos o los peritos. . y en el cual el . CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1. 286 Ley N° 29.Representantes de los colectiva. estos son considerados admitidos.497 Artículo 19°. La reconvención es improcedente. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda. trabajadores. seguridad y salud ..Defensoría del o Ministerio Público Libertad sindical.Sindicato negociación . debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.Cualquier trabajador o en el trabajo u otros derechos de prestador de servicios un grupo o del ámbito.Sindicato fundamentales . sin embargo.

salvo que las tuviere y utilizarse como de previo y especial pronunciamiento. pero siempre desde el punto de vista institucional. sentencia de cuyos términos está no puede apartarse bajo pena de nulidad. p. 1370.71 Determina los hechos sobre los cuales habrá de versar la prueba y que han de ser materia de la sentencia. 660. Como es notorio.497 Ha sido judicialmente acogida la doctrina que considera a la contestación de la demanda como el ejercicio de una acción en cuanto se tiende a procurar la tutela del órgano jurisdiccional y con ella se integra la relación procesal y se determinan las cuestiones a decidir en la.demandado formula todas las defensas que quiera hacer valer. 15. El acto de la contestación es la consecuencia directa de la citación o el emplazamiento que hace el órgano respectivo. 72. AYARRAGARAY. después de haber dado curso a la demanda. LL.454. el cual requiere la presencia y . comprendiendo los diversos sistemas procesales. 1968-V.72 71. La excepción previa del defecto legal. y extingue la oportunidad de recusar si es la primera presentación del demandado y puede determinar la prórroga de la competencia por razón del territorio y de las personas. Ley N° 287 29. la contestación resulta de la intervención del Órgano Jurisdiccional. Naturaleza del acto En un sentido lato. con el fin de aclarar su situación jurídica discutida. LL. SAGGESE Y PÉREZ. 136. JA. puede ser este acto de un contenido muy variado. p. CORTES. No se excluye por eso la presentación espontánea del demandado ante del acto del emplazamiento. la contestación a la demanda es el acto por el cual el demandado responde a las razones de hecho y de derecho que hace el actor en su demanda. ante quien se ha presentado la demanda. 2.

de las partes y el juzgador. como se ha sostenido. iniciada por la demanda y la actividad consecuente del órgano jurisdiccional73. según lo afirma la moderna teoría del proceso no se constituye en el instante del acto de la contestación. en el ordenamiento positivo nacional y la contestación a la demanda constituye una pieza esencial dentro del proceso conten- 288 Ley N° 29. los actos a la demanda. Si concretamente no se produce. así. para actuar el principio fundamental de la contradicción y de la bilateralidad del proceso. Como se ha dicho. por una extensión excesiva del instituto de la litis-constestatio. como en aquel instituto. en el sentido de dar fuerza de verdad a las afirmaciones del demandante. La contestación de la demanda es indudablemente el acto que necesariamente debe constar en el juicio para que el juzgador decida en el momento oportuno sobre las razones aportadas por las partes. ya que el juzgador no puede resolver definitivamente una litis sin la previa audiencia de las partes en el juicio (audiatur ex altera pars). el mismo silencio o inactividad de demandado debe tenerse como una contestación ficta. es decir. no se trata de la litis-contestatio clásica. siempre que no haya prueba en contrario. el . es esta faz institucional la que da la ubicación exacta del acto de la contestación y aclara su naturaleza procesal y sus efectos. la citación.respuesta del demandado. en un acto complejo de iniciativa de las partes y de actividad necesaria del Órgano Jurisdiccional (actividad de los sujetos de la litis). dentro de nuestro sistema legal. Salvo las diferencias de detalles.La relación procesal.497 cioso. ya que en la actualidad no se produce la extinción del derecho del actor ni la novación de los derechos discutidos. ya que traba la litis e integra la relación jurídica procesal. Con el acto de la contestación queda trabada la litis. para que pueda desarrollarse normalmente en el ámbito legal el litigio judicial. como se interpretaba anteriormente. Se trata nada más que de esa relación necesaria que se integra en sentido institucional. Se comprenden. pero.

Por lo demás. T. la referencia al encuadre institucional del acto de la con- testación. el acto de la citación y del traslado de la demanda. 290 Ley N° 29.497 para el caso de que se le haya dado al demandado la oportunidad . 1941. de modo que se tenga la certeza de que el demandado conozca las pretensiones del actor y se prepare para rebatirlas o aceptarlas. según fuera su actitud. S. constituyen actos de publicidad de la demanda. El acto de la incontestación a la demanda importa una manifestación tácita de voluntad 74. 81. pierde el derecho de rebatir en su oportunidad las razones del actor. el significado institucional. por rebelde. 2. y Rodríguez. Ley N° 289 29. 1916. si comparece y no contesta. Comentarios. 73. lo cual importa también un emplazamiento (para estar a derecho o para contestar la demanda). La sede institucional del acto de la contestación se debe buscar. IV. con amparo constitucional. por lo tanto. en el desenvolvimiento de la relación jurídica procesal. expresa o tácita. p.74 La relación jurídica establecida normalmente resulta una fuente de obligaciones y de cargas procesales. DE LA COLINA. De todos modos basta para este tema aislado. es el siguiente: en lo sucesivo el demandado que conoce las pretensiones del actor queda sujeto a la carga procesal de producir ante el órgano jurisdiccional una manifestación de voluntad. si no comparece ni contesta la demanda se le tiene. con el riesgo de la sanción correspondiente. Por lo tanto. y en relación a ella estudiarse integralmente para la comprensión total de sus efectos jurídicos. 1. Derecho y Legislación procesal. OMEBA. volumen. dentro del proceso.497 emplazamiento por intermedio del órgano jurisdiccional. T.

éstos son los principios obtenidos- 3. cit. Efectos en cuanto al objeto . por otra parte. cap.497 Se sistematizan los efectos con relación a los sujetos. Ob.2. esto tiene el significado procesal de determinar las parte intervinientes y la condición jurídica de ellas. la tutela del Órgano Jurisdiccional. la causa y al Órgano Jurisdiccional. En este sentido. y la actividad del Órgano Jurisdiccional provocado. y el emplazamiento. como la demanda. ALSINA.la contestación a la demanda tiene para el demandado la misma importancia que la demanda para el actor. t. Efectos Los efectos de la contestación a la demanda. vación posterior del actor. Se traba la litis. se señalan como esenciales los siguientes.procesal de hacerlo y se tiene por reconocidos en principios los hechos y el derecho alegado por el actor.. corroborren y ratifiquen los efectos procesales. el traslado. queda integrada por el acto de la contestación. salvo prueba en contrario (como se observa.. la litis queda trabada con él. Efectos con respecto a los sujetos de la litis Si la demanda es contestada por tercero. 3. y b) Quedan fijadas las cuestiones litigiosas ante el Juez 75. 75. porque fija el alcance de sus pretensiones e importa el ejercicio de una acción. 4. 2. Aunque los efectos de la contestación integren. Se dice en uno de ellos. producidos por la demanda.La relación procesal ya desenvuelta por la demanda. el problema de la contumacia o rebeldía ante el Tribunal y el de la incontestación a la demanda del actor). no deben confundirse con los efectos de la constitución de la relación procesal antes de producirse aquélla. al objeto.1. sin obser-. El primer efecto puede desdoblarse en estos dos aspectos"- a) Quedan determinados los sujetos de la relación procesa. se debe distinguir. 3.". ya que busca. Ley N° 291 29.

La contestación a la demanda impide al actor retirarla para su modificación o ampliación. Efectos con respecto a la causa Si se traba la litis. o cualquier defensa no opuesta en la oportunidad procesal correspondiente. En el proceso privado moderno. etc). en consecuencia. 4. ante el acto de la notificación de la demanda (con emplazamiento. Es la situación más común y la que prevé la ley procesal en las disposiciones referentes a la traba de la litis. asiente a la pretensión del actor y no lucha en el posible procesado o no escucha el llamamiento judicial y mucho menos se toma el trabajo de contestar la demanda (no comparece a estar a derecho ni hace manifestación alguna). Los hechos reconocidos en la contestación no pueden rectificarse por la misma parte a través de la prueba testimonial. o de contestarla en forma . 3. Es decir. caso fortuito. 292 Ley N° 29. no puede el demandado variar sus defensas y. puede tener tres características esenciales. simulación.4. Asimismo: si en la contestación a la demanda el demandado no objeta el monto de lo reclamado. la posterior absolución de posiciones es en absoluto ineficaz para modificar la relación procesal trabada en la demanda y en la contestación. Efectos concernientes a la actuación de juzgador El Juez no puede ocuparse en la sentencia de puntos o cuestiones que no hayan sido comprendidas en la litis. La contestación y la conducta del demandado De hecho. 3. no puede posteriormente legar fuerza mayor. la conducta del demandado. el demandado puede adoptar dos actitudes extremas que se tipifican procesalmente como el allanamiento y la rebeldía.3. la nulidad de un auto jurídico.497 En primer lugar. el demandado tiene la facultad de contestar o no la demanda. puede contestar la demanda oponiendo sus defensas. Sin embargo.

ello implique una sanción penal y sólo importa el riesgo de una carga procesal. según sucedan uno u otro de los supuestos. puede reconocer el hecho alegado por el actor. indicados. O puede desconocer el fundamento jurídico. para la concepción de la sentencia. la inexistencia del fundamento de derecho de la pretensión.a) Puede contestar la demanda y negar categóricamente el hecho constitutivo alegado por el acto (en la terminología de Carnelutti. aun reconociendo el hecho constitutivo (es decir. b) Reconocer asimismo el hecho.evasiva. c) Por último. asimismo. Respecto de la rebeldía. porque la materia de la prueba debe tener en cuenta estas circunstancias para atribuir o sujetar a la carga correspondiente. que son diferente de los del primer supuesto. los hechos siguientes. y con el beneficio último o el perjuicio definitivo que puede experimentar su interés en el juicio. ello sería el supuesto de la "inexistencia del elemento de hecho del fundamento de la pretensión"). sin sujeción a una pena. asumir su responsabilidad. extintivo o impeditivo. Pero. y en este caso interesa el tema para los efectos de esa incontestación. y esa incomparecencia le acarreará la rebeldía en el proceso respectivo. sin que. En el primer supuesto de la situación en que puede colocar el demandado. dice ALSINA. el demandado puede no comparecer. puede comparecer y no contestar la demanda. Aclarada la . Ley N° 293 29. pero atribuirle distinta significación jurídica que el actor. deben distinguirse perfectamente a los efectos jurídicos pertinentes.497 Todo ello tiene un gran interés procesal. pero le opone asimismo una defensa fundada en un hecho modificativo. aceptada por muchos procesalistas españoles modernos.Para la primera hipótesis. como ya apuntó. sirve de orientación a la lógica del proceso mental del juzgador. porque ello sólo tiene relación directa con la carga procesal que importa la contestación y los actos ajenos. que obsta a la pretensión del primero y la enerva jurídicamente. Además. Se aclara que en nuestro Derecho. existen sistemas de sanción a la falta de comparecencia ante el Tribunal y que debe ser tratado en la materia de la rebeldía.

el demandado plantea una nueva litis. sea por vía de reconvención. asimismo. en consecuencia. y en ese sentido. ésta puede tener el siguiente contenido: a) Expresión de voluntad de allanarse a la demanda. y que puede. pero atribuyéndole otra significación jurídica y no dándole ninguna significación. d) Puede reconocer el hecho. señalamos que puede ser de tres clases1 simple.497 puede ser o no independiente. reconvencional y compensatoria. extintivas o impeditivas de su valor de fundamento. de modo que no pueden ser objeto sino de un solo pronunciamiento". que 294 Ley N° 29. e) Puede. es decir de la incontestación a la demanda. En el tercero. En el segundo. c) Desconociendo el hecho y. siguiendo a Alsina. pero al mismo tiempo oponer circunstancias modificantes. la litis se reduce a las cuestiones planteadas por el actor en su demanda y respecto de las cuales el demandado formula o no oposición. intentando una acción propia. Aquí se presenta la materia técnica del contenido de la contestación. por lo tanto. conexa o distinta de la inentada por el actor. . pero vinculada a la primera. 76 5. corresponde analizar la situación en que el demandado acude al llamamiento judicial y contesta la demanda. "En el primer caso. b) Puede reconocer el hecho afirmado por el actor.situación procesal de la segunda situación señalada. con relación a la que propone la demanda. ser motivo de un pronunciamiento autónomo. contrademandar o reconvenir. £1 contenido de la contestación Si el demandado oye el llamamiento judicial y contesta la demanda. sea por vía de excepción. el demandado plantea una nueva litis. el fundamento del derecho y de la pretensión.

Formalismo Es indudable la correlación que existe entre los preceptos que indican las formalidades que debe contener la demanda para que sea válidamente acogida por el Juez y los que se refieren a las formalidades con igual fin para la contestación. una obligación civil o extracontrac-tual. 139. para evitar cualquier mal entendido que puede perjudicar la propia acción del demandado en cuanto ésta pueda desarrollarse en la instancia. pero deben reunir los requisitos legales mínimos para hacer admisible el escrito o la manifestación correspondiente.1.f) En algunas hipótesis. ALSINA. H. sin contestar el fondo de la demanda. Ley N° 295 29. verbigracia. así como el objeto. 1.77 En el supuesto de que el demandado reconozca el hecho constitutivo que alega el actor. Ob. sellado de actuación. sea un contrato. indicación correcta de las partes y de sus apoderados. constitución de domicilio. la cuestión puede ser declarada de puro derecho por el Juez y resolverse en consecuencias. 6. debe hacerse en una forma expresa y clara. Las formas no son sacramentales. y se niega la aplicación de la obligación. cuando se reconoce la existencia de un hecho constitutivo. Cuando se desconoce el hecho y se niega el derecho invocado por el actor. lenguaje jurídico. puede adoptar una actitud de expectativa y así expresarlo. etcétera. por no existir en la época de la demanda o por no estar a cargo del demandado. p.497 invocados en la misma (situación que pueden encontrarse los herederos y el defensor de ausente). la causa y . por no conocer personalmente los hechos 76. pero al mismo tiempo desconozca el derecho invocado.

razón por la cual basta tener por reconocidos los hechos.84. Reconocimiento o negación de los hechos Ha sido impuesta imperativamente. Así. Ob. p. No es lo mismo negar hechos propios. La negativa general formulada en el responde está desprovista. o del conocimiento del demandado. que la negativa de hechos que éste presumiblemente no conozca. Especialmente se ha destacado que la carga de negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. cit. Omeba. t 296 Ley N° 29. la manifestación "no es cierto pero lo reconozco como cierto".78 Cabe sostener que para el mundo del proceso no hay otra verdad jurídica que la formalmente admitida por el propio interesado. la falta de una negativa detallada y categórica se conjura con la negativa implícita que resulta de la afirmación de hechos incompatibles con los que no se han negado circunstanciadamente. Este rigorismo puede atenuarse según los términos en que ha quedado trabada la litis. pues con respecto a los hechos de terceros. .. se refiere a los hechos personales del demandado. aquél puede manifestar ignorancia sin que por ello se haga pasible de ninguna consecuencia jurídica perjudicial. 77. Debe ser cir- cunstanciada. y las pruebas que se traigan al proceso. de significación.497 7. en principio. cualquier pueda ser la verdad real.el valor del litigio.

MASNATTA. CARNELUTTI. Ley N° 297 29. Así. por ejemplo. frente a la afirmación de que el cónyuge del propietario que demanda por desalojo carece de bien disponible. p. La negativa que no es categoría. puede ser consideradas como un reconocimiento de la verdad de los hechos claramente afirmado en la demanda. 298 Ley N° 29. Si los demandados no hicieron cuestión alguna sobre la identidad entre la cosa que se pretende reinvindicar y la poseída por los reinvindicados. 86. Si en la contestación de la demanda no se menciona un documento que el actor acompaña y sobre el cual realiza una afirmación. corresponde aplicar el apercibimiento de tener por cierto lo afirmado por el actor. 790. JA.497 Los enunciados de la contestación servirán luego para imponer o eximir a su contrario de la carga de la prueba. no es suficiente la manifestación del demandado "no me consta". o la contestación evasiva. 1967-V. 78. Sistema. n° 161. al no negarse esta última.79 Si la cosa demandada es imprecisa. es razonable dictar una medida para mejor proveer.. Sin embargo. tal actitud ha eximido al actor de la carga de demostrar la identidad. no habiendo prueba corroborante de la verdad de aquella afirmación que se debe tener por reconocida. 79. II. no puede tenerse por confeso al demandado y la acción no puede prosperar sin una prueba suficiente de lo realmente pedido. p. a fin de que el Registro de la Propiedad informe sobre la existencia de propiedades a nombre del referido cónyuge.497 .

Por sus características las fotocopias no pueden ser objeto de reconocimiento o de manifestación alguna acerca de su autenticidad con respecto al documento original. La petición También el demandado debe formular en términos claros. Establece la naturaleza de las excepciones opuestas. Este dispositivo impone la carga de contestar la demanda dentro del plazo de treinta días. aplicando el derecho que corresponda. sino que puede. el demandado no debe concretarse a desconocerlas. Debe buscarse el acierto en la calificación jurídica de las defensas. pues ésa es la única forma de resguardar el principio de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar. aunque ello no impide al juzgador entender en la causa sobre la base de los hechos alegados. Exposición del derecho No es necesario exponer el derecho. Oposición a la prueba instrumental improcedente Si se agrega una prueba instrumental improcedente. que puede ser . sea el pago. oponerse a su agregación y pedir su inmediato desglose. 10. 11. etc. 9. además. el Ley N° 299 29.8. Manifestación sobre documentos acompañados a la demanda La ley exige que se reconozca o niegue la autenticidad de los documentos acompañados a la demanda. y de dar cumplimiento. ni refutar la argumentación jurídica del actor. Completa. sea el rechazo parcial de la demanda. Sea el rechazo total.497 cuadro de la materia de la litis. sea la nulidad del acto. como cartas misivas confidenciales dirigidas a terceros. con los hechos y el derecho. sea la falta de acción.

Pero debe considerarse que también corre desde que el demandado ha tomado conocimiento. b) A la cabeza. 491) y en el sumarísimo. Carga y no obligación procesal Lo imperativo de esta disposición está relacionado con el carácter perentorio de los plazos procesales. Extrínsecas Son las comunes a todos los escritos judiciales- a) Tinta negra.1.ampliado cuando el demandado tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado. Esto no implica una sanción para quien no contesta. 13. . cuyo transcurso produce la pérdida del derecho. Formalidades 14. 12. ya sea dentro o fuera de la República. d) Individualización de la carátula. por su intervención en el expediente. 554). en el proceso de conocimiento el plazo para contestar la demanda es de treinta días a contar desde dicha finalización. la suma del pedido.. 300 Ley N° 29. porque la contestación de la demanda no constituye una obligación. sino una carga procesal.497 14. a cinco (Art. de que el término ha comenzado a correr por la finalización de las articulaciones que lo interrumpieron. c) Nombre y domicilio constituido del presentante. Plazo para contestar la demanda Corre desde el día siguiente a la notificación personal o por cédula. si actúa por representación. En este caso. La perentoriedad de los plazos hace que una demanda contestada fuera de término produzca el mismo efecto que su no contestación. el del representante y el del representado. En el proceso abreviado el plazo de la contes- tación se reduce a diez días (Art.

Artículo 20°. Son concurrentes. en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al proceso contencioso administrativo.497 establecida según la legislación general del procedimiento administrativo. porque sin estar sujetas a fórmulas rituales inexcusables. el patrocinio obligatorio y la presentación de copias Control.2. como la constitución de domicilio procesal.. la justificación de la personería. SUB- CAPÍTULO VI Actividad probatoria Artículo 21°. En el primer caso procede el rechazo in limine cuando la contestación no reúne las condiciones mínimas de admisibilidad. otras disposiciones del Código. Puede ser ejercido directamente por el Juez o por el demandado. la presentación de poderes.Oportunidad Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las . de naturaleza laboral o administrativa de derecho público. atañen a las bases sustanciales del proceso y también previenen el derecho de defensa del demandado.Caso especial de procedencia En el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servicios. e) Tomo y folio del letrado. Intrínsecas Son las que legisla el dispositivo. respecto de los mencionados requisitos. 14. no es exigible el agotamiento de la vía administrativa Ley N° 301 29. salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico.. cuya observancia es de rigor.

consiste en que ella implica renunciar de antemano a cualquier protección cuyos fundamentos fácticos no se prueben^ en otras palabras. descarnadas pero veraces. sino del buen éxito del esfuerzo . corresponda ofrecer. siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. Naturalmente. sobre la base de la prueba actuada. en dicho momento. Extraordinariamente.partes únicamente en la demanda y en la contestación. Generalidades Como se señalara al introducir la cuestión del inicio del proceso. definida ésta como la des- cripción fiel de la realidad. 302 Ley N° 29.497 1. así como la falta de presentación de documentos. que el demandante acredite los hechos en los que pretende fundar su petición. no impide al juez pronunciar sentencia si. la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada. La primera. a pedido de cada interesado. que los resultados de la acción judicial no han de depender de la verdad. fuera de las oportunidades señaladas. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo. de orden institucional. pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria. peritos y documentos que. Esta exigencia entraña dos dificultades genéricas. La inasistencia de los testigos o peritos. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia. además. la institución de los derechos individuales consiste en poner el poder estatal a dis-posición de los particulares para asegurar. los hechos necesitados de prueba quedan acreditados. sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos. no basta con formular un reclamo y confrontarlo con la defensa del reclamado para delimitar los puntos del conflicto: es preciso. En ningún caso. las ventajas que la ley haya concedido.

amparada por lo que la tradición ha llamado onus probandi. la situación no sería muy distinta. o carga de la prueba. que lo que ha de prevalecer en el mundo del derecho es lo que se pruebe (o. que en tiempos antiguos cada cual debía velar por su propia protección en todos los aspectos y que. en este aspecto. Es más- si por vía de hipótesis se instaurara un sistema inquisitivo. porque de todos modos sería preciso hallar esas pruebas antes de decidir y el esfuerzo . está lejos de ser satisfactoria. Ley N° 303 29.497 disfruta de la injusticia cometida. lo que el tribunal declare haberse probado) y no lo que en verdad haya sucedido 80. en el mo-mentó preciso. fuera de los ámbitos tribunalicios. el pretensor quedará desprotegido y acaso deberá pagar las costas de su contraparte mientras esta última 80. para ser más precisos. Esta diferencia ha dado lugar a que se acuñase la expresión verdad formal. en el que la administración judicial actuara de oficio para obtener las pruebas ante la sola denuncia del perjudicado. o verdad del expediente. ninguno de éstos era eficaz si el interesado no usaba sus propios medios (o los de algún protector privado) para poner tales derechos en práctica. por oposición a la verdad material que es lo que. La administración estatal de justicia procura monopolizar tales medios al servicio de todos. Tal perspectiva. pero la imparcialidad impuesta por ese mismo monopolio impide usar la fuerza (o adoptar las decisiones que puedan desembocar en su empleo) si el interesado no demuestra las bases de su pretensión.probatorio. pero hay que reconocer que nada mejor se ha inventado hasta ahora para garantizar los derechos de las personas. aunque hubiese algunas normas destinadas a definir sus derechos. suele llamarse lisa y llanamente verdad. de los medios para acreditar lo que ha invocado. Es cierto que los medios de prueba están diseñados para facilitar que la declaración de los hechos coincida con los hechos reales! pero también está previsto que el interesado no disponga. Conviene tener en cuenta. En este caso.

fácilmente identificables— asegura la identidad del mensaje entre el emisor y el receptor. la desprotección quedaría distribuida entre todos los ciudadanos. la ventaja de la escritura. ante todo.497 enturbiados por la emoción y el acceso. El mundo no es perfecto y el más perfecto de los procedimientos tampoco podría eliminar todos los riesgos. de tipo instrumental. La segunda dificultad. lo que —aun con todas las salvaguardas diseñadas por la ley— constituye un riesgo calculado del sistema. donde pueden verse 304 Ley N° 29. consiste en que los medios de prueba son siempre falibles. eventualmente. Pero. a vestigios objetivos (es decir ajenos al interés o a la voluntad de las partes) que permitan reconstruir los hechos de una manera parcialmente conjetural pero razonablemente convincente. sin embargo. Pero muchos siglos de experien-cia han arrojado enseñanzas acerca de cómo prevenirlos hasta donde sea posible y. el procedimiento individualiza los medios de prueba y sujeta cada uno de ellos a ciertas precauciones. en la memoria de los interesados.(aunque en manos diferentes) podría ser también infructuoso y derivar en la desprotección del interesado. algunos de ellos podrían ser interesadamente adulterados para producir aquel efecto. sea sencillamente falsa. medio de comunicación que —salvo accidentes . pues. además. Sería una equivocación. lo que es aún peor. desprovistos de la garantía de defensa que el actual sistema les ofrece. está claramente condicionado por el interés. Es preciso acudir. así. Las condiciones del valor probatorio de este medio son ante todo extrínsecas: la . De otro modo. Esos vestigios pueden inducir en error si son defectuosamente interpretados. que es la que importa en el dere-cho. La prueba instrumental tiene. ceder al desánimo frente a aquellos peligros. Estos casos son otras tantas oportunidades para que la verdad del expediente. sean cuales fueren las etapas intermedias de la comunicación. Los hechos debatidos en un proceso no están a la vista de todos los participantes: sólo se hallan.

Las fuentes. una consecuencia jurídica. La «extracción» se produce por los medios probatorios. De esas fuentes debe extraerse simbólicamente el suceso para llevado al proceso y adjudicarle. y la garantía de su integridad. III. si correspondiere.autenticidad de la autoría. el conjunto de los medios debe articularse de un modo comprensible que 82. Por último. Estos hechos recalan de alguna manera en los objetos del inundo sensible. 83. ALSINA.82 1. GUBOURG. Tratado.497 instrumento privado. Conceptualización de prueba judicial La prueba judicial es la versión de cada parte con los medios producidos para abonarla83. p. los medios y la apreciación Cualquiera que sea el concepto que tengamos sobre los hechos. en caso de controversia. 2. los que registra por su mente. que puede provenir de su condición de instrumento público o del reconocimiento de su firma. La fijación de estos hechos en los objetos o en la mente forman las fuentes de prueba. De cada uno de ellos también podemos decir que es el menor suceso que sirve de fundamento a la pretensión. Y el hombre también resulta receptor de hechos. . podemos entenderlos corno acontecimientos que irrumpen en la existencia. que se constituyen en sus depositarios. Cfr. p. Procedimiento laboral. que puede verificarse. mediante exámenes periciales apropiados. 224. Los hechos y la prueba. si se trata de un Ley N° 305 29. t. o el menor acontecimiento que puede ser lógicamente objeto de una interrogación. 262-263.

Esta decisión es inimpugnable.306 Ley N° 29. 23. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. y así decimos que la prueba es la demostración. optamos por el último para definida.3 Cuando corresponda. p. 84. Aquí entra a jugar la valoración o apreciación de la prueba.Carga de la prueba 23. De estos tres momentos básicos. si el demandante invoca la .. Ley N° 307 29. en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización.Prueba de oficio Excepcionalmente. se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado.497 23. en el mismo acto. 316.84 Artículo 22°. salvo prueba en contrario. y a citar. sinperjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales..1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión. fecha y hora para su continuación.497 reproduzca de una manera más o menos fiel los hechos acaecidos .2 Acreditada la prestación personal de servicios. sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria. que muestran la prueba como un transcurrir. Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. en juicio. o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Artículo 23°. procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles. Derecho procesal. de la ocurrencia de un suceso. el j uez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional. FALCON.

497 . 23. su extinción o inexigibilidad.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado. Los indicios pueden ser. c)El estado del vínculo laboral y la causa del despido.calidad de trabajador o ex trabajador. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral. b)La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes. cuando corresponda.4 De modo paralelo. 1. el cumplimiento de las normas legales. incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a)El pago. el juez debe darlo por cierto. c)La existencia del daño alegado. 308 Ley N° 29. tiene la carga de la prueba de: a)La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. 23. b)El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación obj etiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. entre otros. Carga de la prueba Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente- 1.

en lo sustancial. lo que se relaciona también. Al empleador la causa del despido. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Del tradicional concepto de Goldschmidt obtenemos que las cargas son "situaciones de necesidad de realizar determinado acto para evitar que sobrevenga un perjuicio . producen una inversión del sistema de carga probatoria. el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. "Procedimiento".497 aquel que debía probar?. su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto. pág. se sustenta en considerar que. la costumbre. 283). 3. el sujeto que sostenga que ha sucedido todo lo contrario al orden normal de las cosas. documentar todo hecho insólito acaecido en el establecimiento bajo su égida (conf. incluso. adquiere relevancia el sistema de presunciones laborales que emerge de la ley sustantiva y que. Falcan. Este tema está relacionado con la carga de la prueba. en muchas ocasiones.l) corresponde imponer mayores cargas probatorias a quien está en mejor situación para acreditar los hechos y 2) cabe establecer que.2. corre con la carga de la prueba de acreditado fehacientemente. Existe una pregunta coetánea a la de qué se debe probar y es quién es el que "debe" probar. al trabajador probar la existencia del despido. resulta aplicable en el seno de la disciplina laboral jugando. en principio. los convenios colectivos. en perjuicio del empleador que se encuentra en mejores condiciones para acreditar e. Estas presunciones juegan en beneficio del trabajador a fin de compensar la desigualdad económica y jurídica que existe entre las partes de la relación de trabajo y no son aplicables en beneficio del empleador. En la práctica procesal. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales. con la pregunta-¿cuáles son las consecuencias de la falta de prueba para Ley N° 309 29. de manera inmediata.

Recién CHIOVENDA trató de elaborar un criterio más adecuado al distinguir hechos constitutivos (que dan vida a la voluntad concreta de la ley).497 Aun muy complicada. 87. esta teoría fue mejorada por MICHELI. t. etcétera. "al actor le corresponde la carga de la prueba. Pero . quien relativizó definitivamente el concepto de actor y demandado. y estableció que la carga corresponde a una u otra de las partes. "en contra". 86. Pero en la prueba.procesal"85. En un primer momento se fijaron reglas que se condensaron en aforismos como "quien alega un hecho debe probarlo". p. 101 y siguientes. según sea su posición respecto del efecto jurídico perseguido.1. 310 Ley N° 29. Instituciones. advirtiendo que frente a las que constituían derechos. 85. aparecían otras que. 58 y 59. III. Principios generales del proceso. alteraban o modificaban el funcionamiento y la aplicación de las primeras. no al demandado". ROSENBERG. p. sino de normas del ordenamiento jurídico. Posteriormente. Para poder responder en algo a la pregunta debemos recordar la evolución histórica del instituto. hechos extintivos (los que hacen cesar la voluntad de la ley) y hechos impeditivos (los que obstruyen la voluntad de la ley por falta de elementos para su concreción). GOLDSCHMIT. La carga de la prueba. p. t. Consideró así que el actor debía probar los hechos constitutivos y el demandado los impeditivos y extintivos86. sea impidiendo que se produzca o que nazca el efecto previsto por la norma constitutiva87. 1 y siguientes. ROSENBERG retornó los planteos y no habló de sujetos (actor-demandado). CHIOVENDA. ¿cuál es la carga?. Es así que la carga de la prueba le marca al juez qué criterios debe tomar ante la falta o insuficiencia de prueba. Pero la regla fundamental es que el juez está colocado en una situación de dictar sentencia aunque no esté en situación de formarse su propia convicción acerca de los hechos relevantes88.

la palabra "prueba" tanto indica el medio por el cual se intenta demostrar. T. p. pueden ser del mundo exterior (provengan de la naturaleza o de la acción del hombre) cuanto de estados de la vida anímica humana.volviendo a los sujetos. como el resultado 91. 89. los hechos hipotéticos. FALCON. que son los que más atraen en la situación práctica. y Derecho Procesal Civil. Para EISNER.497 pueden probarse hechos pasados. Ley N° 311 29. Los llamados hechos' futuros constituyen estimaciones probabilísticas sobre la eventualidad de los acontecimientos aún no ocurridos. En puridad. p. presentes y futuros (p. la jurisprudencia ha dicho que el interés (y la carga) de la prueba en el demandado nace únicamente cuando el no afirmar y el probar le causarían daño. y esto sucede cuando el actor ya ha probado hechos idóneos para constituir un derecho a su favor -de manera que el juez debería estimar su demanda si la otra parte no afirmase y probase hechos que se opongan a ellos 89. 294. como el procedimiento. cit. seguido por LIEBMAN. p. 88. surge claramente que los hechos son el objeto principal de la prueba. Manual. MICHELI. 4. hay un sentido teleológico (que tiene en cuenta el resultado de la actividad probatoria -CHIOVENDA). como recuerda FENOCHIETTO. la inexistencia de un hecho90. mientras que el derecho queda reservado a la actividad del juez y estos hechos. un sentido instrumental (que es el medio por el cual se acredita la existencia de un hecho y también el . presente. Ob. los hechos futuros no existen.ej. dado que todo hecho es pasado o. 324 y 325. Cfr. como menciona PALACIO.. 0. los ingresos que podría percibir una persona durante el resto probable de su vida). 59 y ss. p. II. Objeto de prueba y concepto De lo expresado. 200 y 201. eventualmente. La carga de la prueba.

5. La prueba como actividad procesal de certeza jurídica. pues se abre a prueba por hechos "alegados" o articulados. de acuerdo con las reglas de la carga de la prueba lo que no excluye la realidad. producción. p. t. 1982-D-1083. De modo que cabe aclarar que en realidad la prueba recae sobre la ocurrencia o inocurrencia de un hecho que se "afirma" que ha sucedido. IV. t. 343. CHIOVENDA.94 En el nivel del proceso. PALACIO. FENOCHIETTO. aunque las "afirmaciones" no correspondan a ellos (dado que podrían ser falsas)95. ¿aprueba en el proceso civil. p. ROSENBERG-) y un sentido normativo (como conjunto de reglas que regulan la admisión. en materia de prueba tenemos dos concepciones^ la que dice que los hechos son el objeto de 90. distingue motivos de prueba. 92. Sin embargo. LL. sino las afirmaciones sobre ellos. Derecho procesal civil. 208). medios de prueba y procedimiento probatorio (Instituciones. 32.procedimiento para obtener su verificación -MATTIROLO.497 la prueba93. EISNER. asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso -DEVIS ECHANDÍA)92. o se "afirma" que no ha sucedido. No obstante. COUTURE-). 91. Clasificación de las pruebas . ya que la prueba se confronta con ella. II. 312 Ley N° 29. un sentido funcional (sin descuidar otros elementos se afirma sobre la actividad de las partes y del juez -SCHONKE. esta última concepción es la receptada por la ley. CARNELUTTI. Esta posición llevaría a confusión cuando hablemos de carga de la prueba. p. por razón de comodidad. hablaremos en general de "hechos" en la prueba. y la que expresa que lo que es objeto de la prueba no son en sí los hechos.

1. III. El sistema de clasificación de pruebas es bastante heterogéneo. 208. p. p. p. ver. 239. . p. Tratado. Alsina. 50. CHIOVENDA. Sistema. en especial para los distintos ángulos desde los cuales puede ser observada. Si tomamos el criterio de clasificación de las fuentes 93. 1. cit. entre nosotros. II. La prueba. como medio de ordenación y no de conocimiento. CARNELUTTI. 403 y siguientes. Hemos hecho notar el objeto de las clasificaciones. también. 94. Instituciones. t. 95. Ob.FALCON. SENTÍS MELENDO.317. t. p.

tales resultan respectivamente. 2) En prueba directa.497 . 314 Ley N° 29. como la del testigo presencial. t. se distinguen las que son por percepción (contacto inme lato del Juez ). se clasifican todos los medios en oposición al reconocimiento judicial practicado por el mismo magistrado. 29 y siguientes. Tratado de las pruebas judiciales. También pueden encontrarse clasificaciones que atiende al medio probatorio-' preconstituidas (si el medio ha sido el orado con miras a un juicio o a la posibilidad de un juicio). y en prueba indirecta o circunstancial. Atendiendo al aspecto psicológico de la prueba. peritos según COUTURE).497 313 donde los hechos se fijan. como los instrumentos o materias que sirven para fabricar moneda en caso de su falsificación. pues se ha dicho que "la prueba es tanto más segura cuanto más próximo al sentido del juez se halle el hecho a probar" (CARNELUTTI). documentos) o por deducción (extrayendo de los elementos los hechos mediante esa operación lógica: presunciones. No existe un modo único de clasificar. I. como ejemplos. p. por representación (por medios probatorios representativos' testigos.y reales -cuando los hechos se fijan en un objeto-. o sea. BENTHAM. si se toman las personas o las cosas! prueba personal y prueba real. y circunstanciales (aquellas que surgen como consecuencia no prevista de los acontecimientos). y tal vez dependa todo del objetivo que se persiga con la prueba. Desde el punto de vista de la recepción directa o indirecta por el juez. hallaremos pruebas personales -cuando el registro es la mente de una persona. los documentos y los testigos.Ley N° 29. 1) Según el origen.

3) Según el estado de la voluntad del declarante. o sea. no hay más que dos clases de prueba-unas directas y otras indirectas. la declaración es voluntaria cuando se la suministra a la simple invitación del juez. o sea. según el juez perciba o no la realidad personalmente. Ley N° 315 29.497 Distingue en pruebas directas e indirectas. La prueba civil. si proviene de testigo idóneo y se ha practicado en forma legal. sin que preceda ninguna amenaza ni otro medio coercitivo. 53 y siguientes. 9) Regulares e irregulares o inferiores. la segunda abarca las pruebas reales y circunstanciales y las inoriginales. según que tengan suficiente valor legal o no. . e imperfecto si no reúne estos requisitos. e involuntaria. no hechas con intención directa de su autor para que sirviesen como prueba. 5) Por escrituras causales. CARNELUTTI. e inoriginales. La primera clase comprende el testimonio oral de un testigo presencial y las pruebas preconstituidas. para ser empleado eventualmente como prueba. 6) Independiente de cualquier otra causa o prestadas. 4) Por declaración o por documento. En resumen. si el testigo es sólo de referencia. y por escrituras preconstituidas. o sin ella. del testigo que estuvo presente en el tiempo y lugar de que se trata y recibió por sus sentidos las percepciones de que hace manifestación. 8) Testimonio perfecto. p. la que se consigue contra la voluntad del declarante. consistentes en un escrito auténtico hecho con sujeción a ciertas formas legales. 7)Testimonio original.

por representación presente de un hecho ausente. o sea. De todos los criterios apuntados el más idóneo. basada en la lógica (aunque por ello no exenta de error). p. en una . PRIETO CASTRO. Distingue las pruebas en aquellas directas por percepción. Como este medio puede consistir en una persona. Manual de derecho procesal civil. finalmente por deducción (presunciones. según el punto de vista que se elija como criterio ordenado. o la facultad de disposición de las partes lleva al resultado de estimar como cierto lo confesado por ellas". Muchas clasificaciones pueden hacerse de la prueba. Hay que considerar en primer lugar la división de la prueba en lógica. en atención a las cuales. o la necesidad de terminar del modo más fácil y expedito los litigios. la basada en razones de utilidad y conveniencia. o mediante relatos (confesión. "Prueba lógica y procesal. • I. La prueba es tanto más segura cuanto más próximo al sentido del juez se halle el hecho a probar. GUASP.497 duda. la representación mediante cosas se realiza por la prueba instrumental. p. 346 y siguientes. t. da a una actividad pasiva de la parte la consideración (confesión ficta) de prueba. p. 285 y siguientes. testimonio). y la prueba procesal. sin 316 Ley N° 29. que es aquella que aporta una convicción real. Derecho procesal civil. De la variada clasificación que hace hemos tomado la siguiente parte ( 266). para una clasificación trascendente de las pruebas es el que se fija en el medio que se utiliza para lograr la convicción judicial. 167 y siguientes. como la fundada en el contenido de un documento. por el contacto inmediato del juez. COUTURE. peritos). Fundamentos.

Clasificación . agrupados bajo la denominación de "pruebas reales". Por eso. Antes bien. o de reconocimiento judicial. sus manifestaciones) bajo el concepto de "prueba personal". a la que pertenecen la documental y la monumental. una clasificación en cierto modo convincente. p.. agrupando a los testigos. FALON.cosa o en una actividad. Prueba personal y prueba real. Puede ganarse cierta visión de conjunto sobre todos estos medios probatorios. el testimonio y la pericia. y contraponiéndose los demás expedientes probatorios. 322 y 323. Cfr. 96 96. ♦ Ley N° 317 29. Medios de prueba. cit. de prueba real. y de prueba actual. ob. Sin embargo. inobjetables. o por acaecimientos. Por cierto que con esa clasificación no se logra una división nítida. es un adelanto significativo haber logrado.497 6. a la que pertenecen la confesión. Es muy difícil hallar en este campo clasificaciones enteramente satisfactorias. la diferenciación como tal posee cierto valor cognoscitivo. entre prueba personal y prueba real hay varias formas de transición que dificultan el deslinde. La prueba. a los peritos y a los litigantes (respectivamente. p. 19 y siguientes. para los casos principales. DOHRING. su práctica y su apreciación. de aquí que puede hablarse de prueba personal. en lo que se alojan como especie única las presunciones judiciales.

a. científico o artístico. PRUEBAS DE INFORMACIÓN. PRUEBAS POR DOCUMENTACIÓN. EXTENSIÓN DEL VOCABLO "DOCUMENTO". Los medios de prueba. (prueba de peritos). b. . planos.. sobre el "documento".). una clasificación distinta de las fuentes. Como lo son el testimonio de la parte o de terceros (testigos y confesión). mojones.. designándose también documentos a los objetos que tienen una representación con un fin jurídico. naturalmente.Básicamente los tipos de prueba enumerados engloban las expectativas . con independencia de la intervención del hombre. o cuando el mismo juez toma información directamente (reconocimiento judicial).PRUEBAS PORDECLARACIÓN. deben tener. necesariamente. o cuando se trae al proceso un conocimiento industrial.Son aquellas en las que la parte o un tercero extraño al proceso hacen saber al juez cuestiones sobre las que ellos tienen conocimiento (por haber caído los hechos bajo el dominio de sus sentidos) y participan por medio verbal o escrito. etc. OTROS DE TIPOS DE PRUEBA. los elementos que nos permiten extraer de las fuentes el conocimiento de los hechos. podemos decir que los documentos son los objetos susceptibles de representar una manifestación del pensamiento (escrituras. técnico. c. etc.Las pruebas por documentación se asientan.Son pruebas en las que el juez toma conocimiento de elementos ofrecidos por las partes que no obran en su poder (prueba de informes). según las circunstancias. es decir.. Desde un punto de vista general.

concreta y clara. concentración. impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias. relativos a su actuación. pero sí consultar documentos de apoyo.Forma de los interrogatorios El interrogatorio a las partes. Los abogados de las partes también pueden preguntar o solicitar aclaraciones.. La prueba confesional consiste en un tipo determinado de confesión. sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida. quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso. testigos.Declaración de parte La parte debe declarar personalmente. 1. No se permite leer las respuestas. Generalidades La confesión es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de hechos pasados. Artículo 25°.procesales 318 Ley N° 29. bajo las mismas reglas de apertura y libertad.497 y muchos piensan que otros medios caerían indefectiblemente dentro de los mencionados. en tanto se presta en juicio y con arreglo a las Ley N° 29. Regla lo atinente a la confesión judicial. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad. obstructivas o contrarias al deber de veracidad.49 . dilatorias. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes. Artículo 24.. Para su actuación no se requiere de la presentación de pliegos de preguntas. peritos y otros es realizado por el juez de manera libre. inmediación. desfavorables para ella y favorables para la otra . celeridad y economía procesal.

como la negativa a contestar o las respuestas evasivas. t. 450. Procedimiento laboral.GUIBOURG. . cuando media la incomparecencia injustificada del absolvente 97. p. en principio de quien reviste la calidad de parte (pe rsona 97." En virtud de lo anterior la confesión debe emanar. 98. cit. IV. 98 Prueba de confesión Constituye confesión la declaración emitida por cualquiera de las partes respecto de la verdad de los hechos pasados. y provocada.7 319 formalidades establecidas. cuando se realiza un reconocimiento expreso de los hechos. cuando se infiere de otras actitudes u omisiones. o ficta. pág. PALACIO. L. desfavorables para ella! y favorables para la otra parte. p. relativos a su actuación personal. op. La ley procesal laboral admite la prueba confesional a pesar de que las diferencias que generalmente se observan entre los sujetos de la relación (trabajador y empleador) pueden ofrecer reparos frente a un medio probatorio que se basa en la actuación personal de las partes y en cuyo trámite la asistencia letrada es limitada-no resulta admisible que el letrado apoderado o patrocinante indique al absolvente la respuesta que debe brindar y sólo puede opo-nerse a la posición si la estima impertinente. 491. 99. Puede ser expresa. tácita. 284. va que tiene lugar a partir del requerimiento judicial. PALACIO. «Derecho». Tal vez por esta consideración se observa a veces en la práctica tribunalicia una actitud restrictiva respecto de esta prueba.

p. el reconocimiento de la obligación sobre hechos. obtenerla bajo tortura). Confesión e interrogatorio. pero comprende sólo una especie de ella..497 . etcétera.POSE. en algunos casos. Históricamente ha recibido y aún conserva lainfluencia del proceso como contrato. la de su necesidad esencial para el proceso (llamada la «reina de las pruebas» y por la cual se consideraba válido. siguiendo más o menos los lineamientos de LESSONA101 donde es la declaración judicial o extrajudicial (espontánea o provocada por «interrogatorio» de la parte contraria o por el juez directamente). por cierto. reconoce de modo total o parcial la verdad de un hecho que se refiere a ella y es susceptible de efectos jurídicos. LESSONA. en la definición. 475. debe versar sobre hechos (no resulta admisible que la confesión efectuada tenga valor para atribuir calificación jurídica a las cuestiones debatidas en litigio).320 Ley N° 29. Por supuesto que lo anteriormente definido es una confesión. p. recaer sobre hechos pasados y personales y ser lo admitido desfavorable al declarante y favorable al ponente.100 La prueba de confesión se encuentra oscurecida por elementos que la han ido formando a lo largo del tiempo y que en la actualidad conspiran contra su conceptualización correcta. En este orden de ideas se definió la confesión. Agrega. y aun actualmente se lo hace en doctrina y jurisprudencia. 101. mediante la cual una parte. cit. 218 y 219. capaz de obligarse y con ánimo de suministrar una prueba al contrario en perjuicio propio. demasiado 100. Ob.497 física o representante legal de la persona jurídica). la del perjuicio para el confesante. Ley N° 321 29.

Gorphe nos aclara que la confesión consiste en «el reconocimiento de la exactitud de un hecho por parte de aquel contra quien se alega. las partes formulan declaraciones. Pero también debe tenerse en cuenta la inversa. 392 y 393.si él niega la exactitud del hecho. GORPHE. p. para considerar confesado un hecho. la confesión se puede producir no sólo en la audiencia de absolución de posiciones.limitada. o en cualquier otra circunstancia. una confesión civil..Declaración de testigos Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que les corresponda. en sentido técnico estricto. FALCON. cit. sino lo es la absolución de posiciones. En ambos casos. en sentido amplio. Pero en el sistema del proceso existe la confesión provocada. constituyen. y constituye un elemento que ha de ser considerado aun cuando no encierre un cargo contra su autor102. En el curso del proceso. Pero en el sentido estricto del proceso. Ob. 103. . El avance de la ciencia contradice conceptos tan estrechos. por medio de los escritos. De modo que. p. pues la afirmación positiva eventualmente debe ser probada.497 Artículo 26°. Apreciación judicial de las pruebas. Cuando esas declaraciones son afirmativas. Así. la declaración en contra de la persona que la emite. Esta afirmación perjudicial no requiere nada para ser considerada confesión expresa.' esta declaración puede tener valor aunque no contenga una confesión. 219. las audiencias y otros actos. que se da por afirmaciones de una de las partes y por la concurrencia dé afirmaciones de la contraria. afirma que se produjo de otro modo. sino también al contestar la demanda. la confesión no es un medio de prueba. Ahora la declaración perjudicial para la parte significa confesión. 322 Ley N° 29. Así. es necesario. los hechos confesados excluyen la necesidad de que deban ser probados. 103 102.

POSE. hábil. . en principio. que viene a poner en conocimiento del tribunal y por citación de la jurisdicción. Ob. Definición de testigo El testigo es la persona física. un hecho o una serie de hechos o acontecimientos que han caído bajo el dominio de sus sentidos y que tienen importancia para esclarecer la cuestión litigiosa. 104. Declaración de testigos a. p. cit. 1. Tratándose de un trabajador.497 directo el testigo indirecto que no puede afirmar más que un vago rumor o una frágil opinión no puede ser conceptualizado como declarante en sentido técnico del término. extraña al litigio. El testigo comparece al proceso para declarar sobre hechos a los que ha accedido a través de sus sentidos. Ley N° 323 29. 104 b. dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasistencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia. 230. Este conocimiento debe ser personal y. Declaración de testigos En el proceso laboral también pueden prestar declaración como testigos los trabajadores que tengan relación laboral con el empleador que es parte en el proceso. El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano.

por lo que no es posible pedirle opinión científicamente fundada sobre las cuestiones objetivas. lo que obliga al magistrado actuante a extremar sus preocupaciones en la materia. "La remuneración". La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable de brindar tal información.. desnaturalizar el valor convictivo de tal medio de prueba que. pero no puede este hecho. 392) y a perdido credibilidad como elemento de convicción. En mayor o menor grado quienes declaran en sede laboral tienen algún interés indirecto en el pleito pues. o amigos del actor y/ o ex- compañeros de trabajo. no importa la racionalización del fenómeno que ha realizado.Exhibición de planillas La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida 324 Ley N° 29. por lo general. No obstante. La prueba testimonial ha sufrido un fuerte demérito (ver De Diego. un testigo puede ser cualificado por sus conocimientos tal como sucede. pág. El testigo no es un experto como lo es el perito. constituye el único elemento de convicción del cual el magistrado depende para esclarecer la cuestión en debate.497 con la presentación de las copias legalizadas correspondientes a los períodos necesitados de prueba. Es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitida por . o son dependientes de la empresa. Lo que relata ha llegado a su conocimiento mediante su capacidad sensorial y. todo lo cual obliga a analizar lo dichos con estrictez. en oportunidades. en ocasiones. por sí solo. con los médicos que declaran como testigos en un litigio laboral en el que se debate la existencia de un siniestro del trabajo. Artículo 27°.

con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza. en lugar de la exhibición electrónica. fotografías.Pericia . es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento. en sentido lato.dicho funcionario. Enseña Falcón citando a Palacio que documento. contraseñas. distintos de los instrumentos escritos (como las fotografías. mapas.497 grabaciones fonográficas o los vídeos). considera que los instrumentos son una especie dentro del género de los documentos. planos. sin perjuicio de la responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente. deben ser considerados como prueba documental. Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las planillas electrónicas. En consecuencia esos otros documentos. una especie constituida por los documentos escritos. por la materialización del pensamiento mediante signos exteriores o convenidos. las Ley N° 325 29. El procedimiento laboral no distingue entre los distintos tipos de documentos y se refiere a todos ellos con la expresión genérica de «prueba instrumental». En ese orden de ideas no sólo son documentos los que llevan signos de escritura. A partir de esta idea. sino también todos aquellos objetos que como los hitos. Artículo 28°. películas cinematográficas u otros soportes que tengan la misma aptitud representativa. marcas..

un examen a cargo de personas que tienen conocimientos especiales en alguna ciencia. es posible que se presenten casos cuya naturaleza exige conocimientos ajenos al saber propio de los magistrados. en la sentencia. de acuerdo con la norma en análisis. 1. siempre que se lo haga dentro del plazo para ofrecer prueba. Los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que corresponda efectuar su exposición. industria o actividad. Introducción En los procesos en los que existe controversia sobre los hechos. arte. ya sea porque no se refiere a un hecho discutido en la causa o porque no constituye objeto propio de la prueba pericia] (172). . más allá de que sea éste el proceder habitual. se puede proponer la prueba de peritos. por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio. Los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular. Sin embargo. Según la norma. en la oportunidad de proponer tales auxiliares se deben indicar los puntos sobre los cuales ellos habrán de expedirse.497 del principio de la bilateralidad debe conferirse traslado antes de resolver la oposición. los montos de los derechos que ampara. En esta situación. Si una de las partes observa alguno de los puntos propuestos por improcedente. no parece existir obstáculo legal para presentar al tribunal tales puntos en escrito autónomo y posterior. por aplicación 326 Ley N° 29.

Sobre tal base. son típicos auxiliares de justicia que deben cumplir su cometido emitiendo dictamen técnicamente fundado que permita un esclarecimiento de la controversia por lo que la condición básica para su designación es la de idoneidad del experto y ello a tenor de la fuerza vinculan te que pueden tener sus informes.497 es decir en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se encuentra reñida con principios lógicos. Desde el punto de vista práctico interesa destacar* a) Si bien los informes pericia les carecen de valor vinculatorio para el órgano judicial. b) Los peritos no tienen competencia ni son llamados. la ley ritual autoriza la designación de peritos y/o expertos en determinada ciencia. Los peritos. con las máximas de la experiencia o con otros elementos probatorios. CONCEPTUALIZACION La prueba pericial presupone la existencia de hechos controvertidos de alta complejidad a cuyo conocimiento sólo puede llegar el juez del trabajo mediante el auxilio de terceros. lo que explica que tales auxiliares puedan ser objeto de recusación. Prueba pericial A. quienes deben prestar juramento. están sometidos a las facultades instructivas del juez del trabajo y tiene derecho al cobro de una retribución -honorarios-por la realización de su cometido. para . dotados de una especial versación en materias ajenas al hombre de derecho.2. el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias. Ley N° 327 29. industria o actividad técnica especializada a fin de que puedan asesorar al magistrado en el ejercicio de su labor jurisdiccional y forjar las bases fácticas para la correcta dilucidación de la litis. arte.

Es una prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica. Código. OBJETO La prueba pericial es aquella que producen los peritos. salvo confesión. llamado a dar opinión fundada en un proceso. etc. no puede actuar como perito. 106. El perito viene así a complementar el conocimiento del juez en materias que escapan a su información. Por perito debe entenderse el tercero. hay que tener presente que.). cit. técnicamente idóneo. Sin embargo. acerca de la comprobación de hechos cuyo esclarecimiento requiere conocimientos especiales sobre determinada actividad 106. su salud física o mental al momento de la muerte. el dictamen pericial producido es una prueba que tiene características propias. 328 Ley N° 29. Ob. 238. p. único medio probatorio admitido por ley para acreditar la cancelación de los créditos laboral. En cuanto a su naturaleza. o consecuencias previsibles de un accidente. 408 y 409.497 Los peritos pueden ser designados tanto para ilustrar sobre hechos pasados (la letra de una persona fallecida. Cfr. c) El informe pericial contable no puede suplir la falta de exhibición de los recibos de pago. presentes (posibilidad técnica. POSE. cualesquiera sean los conocimientos que pueda tener el juez.. 105. COLOMBO.105 B. p. que escapa del conocimiento del magistrado. la existencia o cumplimiento de un hecho) o futuros (pronóstico de una enfermedad. o eventual consistencia de un edificio en .esclarecer cuestiones de derecho como ser la naturaleza del vínculo que existió entre los litigantes.

. LA PERICIA LABORAL La pericia en materia laboral es esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes de los Juzgados de Trabajo.497 de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular los montos de los beneficios en litigio.Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses Ley N° 329 29. En ningún caso los peritos emiten opinión legal sobre la materia que se les somete a informe. se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica. solicitando la intervención de entidades oficiales o designando a peritos en la forma prevista por la ley. puede actuarse la prueba pericial correspondiente. artística o análoga.determinada cantidad de años). tecnológica. Entre otras circunstancias. Si se requiere de otros conocimientos de naturaleza científica. se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas. C. . Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Artículo 29°. El Juez debe señalar en forma precisa los puntos que serán objeto de pericia.

El momento de los alegatos no es propicio para desplegar nuevos argumentos-la realidad ha quedado ya representada tan solo por los vestigios que sirven para indicar retroactivamen-te su contenido y los litigantes. con la prueba ya rendida. Conclusión de la etapa probatoria Cuando las partes han identificado y delimitado los reclamos objeto del litigio y los hechos en los que cada una funda su propia posición respecto de ellos! cuando.se impide o niega el acceso al juez. como arqueólogos interesados 330 Ley N° 29. las pruebas de las que los litigantes han intentado valerse han sido producidas o han tenido oportunidad de producirse. Sin embargo. o responde evasivamente. ofre-cer pruebas y hasta predecir resultados. se permite a las partes ofrecerle una guía. no pueden hacer otra cosa que disponer idealmente esos vestigios en modelos descriptivos que puedan proponerse al magistrado como versiones alternativas de lo que sucedió. SUB-CAPÍTULO VII Formas . pero la visión que ella propone.497 y rivales. además. es sin embargo muy diferente a la inicial. Claro que esta guía no será imparcial. los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre. antes que el magistrado examine la causa. se niega a declarar. en la que cada uno gozó de entera libertad para invocar hechos. la etapa instructoria del proceso ha terminado y sólo queda concluir el proceso de conocimiento con la sentencia del juez. pues cada una resaltará lo que estime conveniente a su propia posición.

desistimiento o abandono. sin que su participación implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. reconocimiento de la demanda. transacción. hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. y . allanamiento. debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles. de forma especial. b) debe ser adoptado por el titular del derecho. especiales de conclusión del proceso Artículo 30°. el juez le da trámite preferente en el día.Formas especiales de conclusión del proceso El proceso laboral puede concluir. por conciliación. cualquiera sea el estado en que se encuentre.. para lo cual se toman los siguientes criterios: a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva. La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso. También concluye cuando ambas partes inasistenpor segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio. Para que un acuerdo conciliatorio o transaccionai ponga fin al proceso debe superar el test de disponibilidad de derechos.

La . de ese modo.demanda de nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del proceso ejecutivo habiendo adquirido. La existencia de hechos admitidos no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho. La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda.497 331 c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante. El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin que se realice acto que lo impulse. SUB-CAPÍTULO VIII Sentencia Artículo 31°. indicando los derechos reconocidos. Si la prestación ordenada es de dar una suma de . en caso de que la declare fundada total o parcialmente. en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. El juez declara el abandono a pedido de parte o de tercero legitimado.Ley N° 29.. la calidad de cosa juzgada.Contenido de la sentencia El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisión. en la segunda oportunidad que se solicite. Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite. salvo que en la primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono o no haya absuelto el traslado conferido.

El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere . la misma debe estar indicada en monto líquido.dinero.

si de lo actuado apareciere error en los cálculos de las liquidaciones demandadas y el mandato específico si son de hacer o de no hacer. los derechos reconocidos así como las obligaciones que debe cumplir el demandado. El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren ser demandados. e . el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones concretos que corresponda a cada uno de ellos. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia. así como la imposición de multa si la demanda ha sido declarada fundada en su integridad acreditándose incumplimiento laboral o el emplazado hubiese procedido de mala fe o atentado contra deberes de lealtad. Contenido de la sentencia La sentencia debe contener: 1. señalando. en caso la declare fundada total o parcialmente. Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o demandados. debidamente numeradas. 1. estableciendo el monto líquido o su forma de cálculo si son de pago o el pago de sumas mayores a las reclamadas. La condena o exoneración de costas y costos.497 error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables. 3.332 Ley N° 29. La exposición resumida de los argumentos expresados por las partes. 4. El pronunciamiento sobre la demanda. a las que llega el Juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento. Las consideraciones. 2.

p. cit. 108. Estas últimas sentencias se denominan técnicamente "sentencias definitivas" y como las sentencias tienen tres partes básicas se llama por extensión sentencia a la parte dispositiva de estas resoluciones107. p. 109.497 2. 112. KELSEN. p.497 . En uno. 3. COSSIO. En un sentido aun más reducido se llama "sentencias" a las decisiones que se dictan en procesos de conocimiento ordinario o sumarísimo. 152. Teoría pura del derecho. El derecho en el derecho judicial. indica la resolución del juez. Definiciones de sentencia "La sentencia como hecho de la experiencia jurídica es la conducta del juez. FALCON. En otro más restringido. Ob. "La relación entre el hecho ilícito y la sanción no es establecida por la ley. sino de una manera abstracta y general. 334 Ley N° 29. se llama "sentencia" a la decisión del juez en las resoluciones que ponen fin a un proceso. Concepto La expresión "sentencia" tiene por lo menos tres significados. muy amplio.Ley N° 333 29. Para individualizarla y concretarla es preciso un acto jurisdiccional que establezca una norma jurídica individual y constituya una nueva etapa en el proceso de creación del derecho"109- 107. interfiriendo con la de las partes en el sentido axiológico conceptualmente mentado en las normas procesales"108. 467. cualquier tipo de resolución.

111. ALSINA. pasividad y actividad"110. DÍAZ. que es a la vez conocimiento y valoración. 112. Tratado. p. es decir. luego del examen crítico de los hechos y las consecuencias jurídicas previstas por la 110.497 ley. ya desestimatoria"114. Ley N° 335 29. 113. el acto jurídico procesal por excelencia en que el juez. p. IV. Esta declaración como acto de autoridad es común a cualquier poder. porque el juez declara u opina con arreglo a los autos" 112. en los procesos de ejecución. t. juzgando. ROSS. de las cuales una de ellas puede tener valor jurídico. que equivale en castellano a sintiendo. Instituciones. ya es estimatoria. pero en la jurisdicción se manifiesta como un juicio"111. pronuncia la decisión sobre el mérito. t. II-A. Se trata de una interpretación constructiva. "La sentencia es una operación de carácter crítico. tanto en su conciencia jurídica formal y material como en sus opiniones y puntos de vista racionales. Sobre el derecho y la justicia. 135. 55. "Es el acto del juzgador que en los procesos de conocimiento exhaustivo decide la contienda judicial y crea el título ejecutorio. p. Código. p. "La administración del derecho no se reduce a una mera actividad intelectual. COLOMBO. "La palabra sentencia proviene de la voz latina sentiendo. decide sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones con el alcance que corresponde a cada tipo de proceso"113 "Constituye una síntesis. 42. "La decisión jurisdiccional implica la valoración de circunstancias de una o varias situaciones jurídicas subsumidas en normas jurídicas. Está arraigada en la personalidad total del juez. 9. El juez elige entre la tesis del actor y la del demandado (o eventualmente una tercera) la solución que le parece .

ROSENBERG. 116. 116 "Se dictará la sentencia mediante la aplicación del derecho objetivo a las circunstancias de hecho existentes. 183. III.118 114. Manual. sino la resultante psicológica de tres fuerzas en juego (actor-demando- . mientras que se puede juzgar sin decidir" 119 "La sentencia no es. 329. en consecuencia.117 "La sentencia de mérito es la providencia del juez que acoge o rechaza la demanda del actor dirigida a obtener la certeza de la existencia de una voluntad de la ley que le garantiza un bien. en el que se resuelve la última fase. es verdaderamente una palabra justa. Derecho Procesal Civil. es pues. GUASP. p. aquel acto del órgano del órgano jurisdiccional en que éste se emite un juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte con el derecho objetivo y. actúa o se niega a actuar la pretensión. Tratado. T. satisfaciéndola en todo caso. del iter. AREAL . p. sin comparación. otra cosa que juicio. o no regulada por ella. Esa labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al que la doctrina llama formación o génesis lógica de la sentencia"115 "La sentencia. COUTURE.497 "Decisión para denotar la última fase del procedimiento jurisdiccional. en suma. mediante el examen de si el caso sometido a resolución está comprendido en una norma jurídica y es. 118. t. no se puede decidir sin juzgar. Su actividad es triple. en el fondo. II. p. Está es la tarea del magistrado. 117. 549. el producto sistemático de la aplicación de las leyes a los hechos. CHIOVENDA. p. 473. la cual. denota solamente la primera parte. por consiguiente. no significando. más justa que sentencia. 134. Fundamentos.FENOCHIETTO. o de la existencia de la voluntad de la ley que le garantiza lo convenido".ajustada a derecho y a la justicia. 336 Ley N° 29. 115. p. Principii.

III. CARNELUTTI. 237. 120. Derecho Procesal civil. 120 119. dos de las cuales. Ley N° 337 29. p. despliegan entre sí una competición reñida que no es sólo de buenas razones sino también de habilidad técnica para hacerla valer".juez). Exposición de la Resultados cuestión planteada 2) Relación sucitan de las cuestiones que constituyen el objeto del pleito_________ . CALAMANDREI. al tratar de arrastrar cada una en su propia dirección a la tercera.497 idioma nacional. 262. II. T. T. Escritura Tinta negra. Derecho Procesal Civil y Penal. p. Copias Lugar y Fecha Y visto: 1) Nombre y apellido de las partes.

modi- intereses. Saneado el proceso. no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva. la rebeldía del demandado produzca convicción al Juez respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda. costas. La cuestión debatida sea de puro derecho o. contradicho a la luz 3) Presunciones de las pruebas 4) Conducta observada por las (fijación de los partes hechos) y su subsunción en la Parte dispositiva norma jurídica. Resuelvo 1) Decisión expresa positiva y precisa.^Fallo. La setencia laboral Se dice que un proceso laboral se encuentra expedito para sentencias cuando* 1. ficatorios y ex- tintivos Firma del Juez Esquema de la sentencia defínitíva 338 Ley N° 29. temeridad y malicia. 2.497 4. hono los hechos impe- rarios.O Considerandos Y considerando 1) La consideración por separado de las cuestiones que constituyen el objeto del pleito Valoración de lo 2) Fundamentos y aplicación de la peticionado y ley. ditivos. declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo . Debe 2) Accesorios: plazo de tener en cuenta cumplimiento. decisión o en todo o en parte sentencia. 4. admitidos por el Juez. Se haya producido allanamiento o reconocimiento. siendo de hecho. . Ha concluido la actuación de todos los medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez. 3.

497 4.Apelación de la sentencia en los procesos ordinario. La exposición resumida de los argumentos expresados por las partes. SUB- CAPÍTULO X Medios impúgnatenos Artículo 32°.. La condena o exoneración de costas y costos. los derechos reconocidos así como las obligaciones que debe cumplir el demandado.5. 3. Ley 26. Contenido de la sentencia La sentencia debe contener' 1. Ley N° 339 29. abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la . 48. 2. Las consideraciones. estableciendo el monto líquido o su forma de cálculo si son de pago o el pago de sumas mayores a las reclamadas. así como la imposición de multa si la demanda ha sido declarada fundada en su integridad acreditándose incumplimiento laboral o el emplazado hubiese procedido de mala fe o atentado contra deberes de lealtad (Art. a las que llega el Juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento. señalando.636). si de lo actuado apareciere error en los cálculos de las liquidaciones demandadas y el mandato específico si son de hacer o de no hacer. El pronunciamiento sobre la demanda. en caso la declare fundada total o parcialmente. debidamente numeradas.

La audiencia de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes de recibido el expediente. puede diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. la sala. c) Concluida la exposición oral. bajo responsabilidad.497 los extremos apelados y los fundamentos en que se sustentan. al finalizar la audiencia señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la sentencia. .audiencia o de citadas las partes para su notificación. en su despacho. sin necesidad de citación. dicta sentencia inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos. cede el uso de la palabra al abogado de la parte contraria. expresando el fallo y las razones que lo sustentan. b) El día de la audiencia de vista. a continuación. notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente. concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente 340 Ley N° 29. el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos. Artículo 33°. Puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales. de modo lacónico.. El órgano jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades: a) Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. Excepcionalmente. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista. d) Si las partes no concurren a la audiencia de vista.Trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la causa en los procesos ordinario. abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos Interpuesta la apelación.

Requisitos de admisibilidad del recurso de casación El recurso de casación se interpone: 1. se inscriben en un continuo en el que el acierto y el error no se distinguen con claridad. al fin val cabo. Semejante visión es harto ingenua. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de . ponen fin al proceso.497 En primer lugar.121 Artículo 35°. Por eso es bueno que un tribunal superior.Causales del recurso de casación El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. los criterios que un juez puede emplear para adoptar su decisión. cualquiera sea el grado de su sapiencia jurídica o de su aptitud para ponderar los hechos de los que debe conocer. siempre puede equivocarse porque. esté capacitado para corregir los errores de la primera instancia. es humano. sujeto a mayores exigencias de perfección y por las dudas colegiado. tanto en la apreciación de la prueba como en la interpretación de la ley. Ley N° 341 29.entre los dos extremos hay un amplio margen de mayor o menor aceptabilidad intersubjetiva e incluso es difícil predecir que lo que hoy juzgamos acertado o erróneo no haya de trocarse en su opuesto merced a un cambio en los fundamentos ideológicos de los criterios a comparar o a una excepción fundada en la especial sensibilidad del observador frente a un caso determinado. como órganos de segundo grado. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que... Artículo 34°. Una concepción algo simplista estima que el juez.

Demostrar la incidencia indirecta de la infracción normativa sobre la decisión impugnada 4. Procedimiento laboral. dentro del plazo de tres (3) días hábiles. 2.Requisitos de procedencia del recurso de casación 1. No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento. la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres (3) días hábiles para subsanarlo. Si fuese anulatorio. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes.497 4.Referencia Procesal (URP). se indica hasta donde debe alcanzar la nulidad. 121. cuando este fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. 2. 373. Si fuera revocatorio. 3. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia. . 3. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna. p.. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación. y si es este último. se precisa en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso no cumple con este requisito. 342 Ley N° 29. sin más trámite. Si el recurso contuviera ambos pedidos. Artículo 36°. debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. La sala superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema. se rechaza el recurso. Indicar el periodo casatorio es anulatorio o revocatorio. se precisa si es total o parcial. GUIBOURG y otros.

expresando el fallo. Excepcionalmente.. sin necesidad de citación. Concluida la exposición oral. se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero. notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente en su despacho. al finalizar la vista de la causa se señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la vista de la causa. Si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no se concurre a la vista de la causa. Artículo 37°. la Sala Suprema. El importe total reconocido incluye el capital. En ambos casos. Artículo 38°. Ley N° 343 29. bajo responsabilidad.Efecto del recurso de casación La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias.Trámite del recurso de casación Recibido el recurso de casación. los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso. a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido. Declarado procedente el recurso. la Sala Suprema resuelve el recurso inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos.497 Las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la causa. el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable.. los costos y . Excepcionalmente. procedente o improcedente el recurso. según sea el caso. la Sala Suprema procede a examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 35° y 36° y resuelve declarando inadmisible. la Sala Suprema fija fecha para la vista de la causa.

497 sustituirla por el depósito o la carta fianza ofrecidos. el juez de la demanda dispone la suspensión de la ejecución. La liquidación del importe total reconocido es efectuada por un perito contable. a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida cautelar.Consecuencias del recurso de casación declarado fundado Si el recurso de casación es declarado fundado. Si el demandante no señala su elección en el plazo concedido. en el plazo de cinco (5) días hábiles.Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de los jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social. Artículo 39°. la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y. se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca. los aspectos de cuantía económica. de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria.. por dichos conceptos.. así como los intereses estimados que.costas. ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso. en ese caso. se entiende que sustituye la medida cautelar por el depósito o la carta fianza. los cuales deben ser liquidados por el j uzgado de origen. o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió. En cualquiera áe estos casos. debe notificársele a fin de que. elija entre conservar la medida cautelar trabada o 344 Ley N° 29. . si los hubiere. si las hubiere. Artículo 40°. la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior.

ante el pleno casatorío.Publicación de sentencias El texto íntegro de todas las sentencias casatorias las ' resoluciones que declaran improcedente el recurso de casación se publican obligatoriamente en el diario oficial El Peruano. Por ello. En la práctica. aprovechándose del efecto suspensivo del que goza (de allí los innumerables casos de improcedencias del recurso). . Ley N° 345 29. tiene por ello un contenido formal.497 Los abogados pueden informar oralmente en la vista de la causa. Definición Es un medio impugnatorio extraordinario. existen propuestas de modificación legislativa al respecto. en donde se exigen requisitos de forma y fondo debiendo contener una fundamentación precisa y concreta. aunque no establezcan precedente. Artículo 41°. La publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas.. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales la República. bajo responsabilidad. el recurso de casación en muchas ocasiones es utilizado como un mecanismo dilatorio de justicia. EL RECURSO DE CASACIÓN SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL* 1. hasta que sea modificada por otro precedente.

vienen a estar en la posibilidad de censurarlas.497 2. nacen de las leyes. Lima. Revista Peruana de Derecho Procesal. respecto del juez. como en ocasión de las actividades in iudicando. Funciones 2 funciones esenciales (dentro de la teoría clásica)- a) Función nomofíláctica Se busca la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo La Corte de Casación. Lima. I. MIRANDA CANALES. La Casación Civil. entonces a la persona de los jueces. 81 a 88. 23. Ediciones Jurídicas. Estudio MONROY Abogados. Ley N° 347 29. 1997. 122. desde que le está atribuido el examen de las sentencias que se reputen contrarias al Derecho. Los jueces deben ajustar su actividad a las normas jurídicas pues ellos tienen la potestad de juzgar. concretos preceptos jurídicos que se dirigen a disciplinar su conducta. no sólo en las contingencias materiales del procedimiento. págs. Su control no se refiere. * Cfr. sino a los actos jurisdiccionales por ellos producidos. siendo un órgano supremo del ordenamiento judicial al que se atribuye el conocimiento del recurso de casación. b) Función unificadora Se busca la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República. MÁRCHESE QUINTANA.497 Actualmente. p. MANUEL JESÚS. también se habla de una tercera función* . sino incluso en la estructura y en la sucesión de los razonamientos a través de los cuales realiza el juicio 122. ejerce una función de control jerárquico y jurídico sobre la actividad de los jueces inferiores. 346 Ley N° 29. dentro de la Ley. La Casación Civil. Bruno. Tanto en ocasión de los actos exteriores in procedendo. 2010.

sólo se podía interponer bajo las siguientes causales' Causales de fondo 1. La pluralidad de los jueces es una necesidad inevitable. c) Aplicación indebida de la doctrina jurisprudencial d) Interpretación errónea de la doctrina juris prudencial. a fin de buscar justicia para el caso concreto (por esta función se busca romper con el formalismo del recurso). mediante una regulación precisa que tienda a la centralización. brinda la posibilidad de favorecer. 348 Ley N° 29. por la multiplicidad de asuntos. con el grado de injusticia que ello implica. y de esta pluralidad deriva. El recurso de casación. la unificación del Derecho y de la interpretación jurisprudencial. Esto se logra en la medida que se unifique y centralice el órgano supremo al cual se confía el conocimiento del Recurso de Casación. 3. característica de limitar el examen a las solas cuestiones de derecho.La dikelógica. la cuestión jurídica. con su particular . . la diversidad de interpretaciones. desde luego. hace que el legislador concrete a un punto trascendente de las discrepancias. Causales de aplicación indebida o interpretación errónea" a) Aplicación indebida de una norma de derecho material. para atenuar el riesgo de criterios divergentes. que lleva a que puedan aplicarse a casos similares criterios jurídicos distintos.497 b) Interpretación errónea de una norma de derecho material. Causales Atendiendo a sus fines. La imposibilidad de establecer un tribunal único.

lo cual resulta erróneo. en caso de que una norma puede llegar a ser aplicada indebidamente. también. Causales de inaplicación a) Inaplicación de una norma de derecho material. hace referencia a la doctrina jurisprudencial (que es el acuerdo de la Sala Plena Casatoria.497 4. Causales de forma 3. en general. Aplicación indebida. a aquellos errores de derecho provenientes del error en la calificación jurídica de los hechos correctamente . en el proceso. conforme a los alcances dados por el art. (uno con resolución y otro sin resolución) por lo que prácticamente no existe esta causal. interpretada erróneamente o inaplicada). escoge una norma sustantiva para el caso concreto. 400° del Código Procesal Civil. Es decir. sin embargo. b) Infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Conceptualización de cada una de las causales a) Aplicación indebida Es cuando el juez. se entiende. Como vemos la norma. Ley N° 349 29. b) Inaplicación de la doctrina jurisprudencial. deviniendo en la improcedencia del recurso. han quedado fijados los hechos. y al momento de sentenciar se aplica una norma impertinente. no es la pertinente para resolverlo. Causales de contravención e infracción a) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. pero. los litigantes suelen confundir doctrina jurisprudencial con pronunciamientos o precedentes judiciales de la Sala Civil Suprema. En la práctica. hasta la fecha sólo se cuenta con dos acuerdos.

escoge la norma correcta para resolver el caso concreto! sin embargo. al tema de las nulidades procesales y a las formalidades de los actos procesales. al momento de buscar la subsunción.497 resulten transcendentales para el proceso y que sean capaces de modificar el sentido de la decisión final. se pueden encontrar- . Esta causal suele ir acompañada de la causal de aplicación indebida. sino sólo aquellos que 350 Ley N° 29. de lo contrario no podrá ser materia de análisis. 5. por lo que no la aplica. d) Contravención e infracción Está ligada a las normas procesales. aunque resulte evidente. Entre los vicios que suelen ser frecuentes. no logra identificar la norma pertinente.Falta de motivación de la resolución recurrida. c) Inaplicación Es cuando el juez. No cualquier vicio procesal llevará a la declarar fundado un recurso de casación. ya que al dejar de aplicar la norma pertinente. . b) Interpretación errónea Es cuando el juez. el vicio procesal debe ser denunciado expresamente. a las garantías en ellas previstas. Resoluciones judiciales contra las cuales es susceptible el . Falta de congruencia de la decisión (bajo sus diversas modalidades) Resulta relevante indicar que.comprobados y al error sobre la elección de la norma a ellos aplicable. luego de haber identificado los hechos del caso. le da a ésta un sentido (interpretación) errado al que le corresponde. analiza los hechos acreditados en el proceso y al momento de subsumirlos en la norma seleccionada. aplica otra que resulta siendo impertinente.

En ese sentido la fundamentación clara y precisa atendiendo a la causal. 1) Otras resoluciones que pueda señalar la ley. Requisitos de fondo a) El recurrente no debe haber consentido con la decisión adversa de Primera Instancia. recurso de casación Sólo es procedente contra- 1) Sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores. Ley N° 351 29.2. significa^ Causal Debe fundamentar Aplicación indebida. Requisitos que debe cumplir el recurso: 6. cuando ésta es confirmada por la resolución que es objeto del recurso. 2) Autos expedidos en revisión por las Cortes Superiores. indicando la causal y la fundamentación que le corresponde a esa causal. que ponen fin al proceso.1. 6. pero. acompañando el recibo de pago de la tasa judicial respectiva. 6. Requisitos de forma Debe ser interpuesto a) Contra las resoluciones susceptibles de ser recurridas a través de este recurso extraordinario.497 c) Debe ser presentado ante el mismo órgano jurisdiccional que expidió la resolución impugnada. b) Debe ser dentro del plazo de 10 días. ---------> Por qué es impertinente tal norma Interpretación errónea_________> Cuál debe ser la interpretación . b) Debe estar sustentada en forma clara y precisa.

Calificación del recurso a) El órgano ante el cual se interpone.correcta Inaplicación --------> Cuál debe ser la norma material aplicable al caso Contravención ------> En qué ha consistido la afectación al debido proceso Infracción. concediendo o declarando la inadmisibilidad del recurso. ---------> Cuál ha sido formalidad procesal incumplida incumplida 7... . deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de forma.

los que de cumplirse dejará la causa expedita para que se le asigne fecha de vista. el recurso sube a la Corte Suprema. de advertir una deficiencia en su concesorio. la norma ha previsto determinados efectos- a) De por medio se le aplicará una multa.497 De concederse. para el análisis de lo que es materia de casación. 9. b) Si la causal es de orden procesal. casa la sentencia y resuelve sobre el fondo del asunto. Efectos de la sentencia fundada a) Si la causal se refiere a norma material.352 Ley N° 29. Efectos del rechazo del recurso al momento de su calificación o al declararse infundado el recurso Sin duda. b) La Corte Suprema volverá a evaluar los requisitos de forma. 8. le concederá un plazo para que el recurrente subsane la deficiencia. deberá declarar su nulidad y devolverlo a la instancia inferior y sólo en el caso de la tasa judicial diminuta. c) Verificados los requisitos de forma. por ello. sin perjuicio de la condena en costos y costas. sin devolverlo al inferior jerárquico. la interposición del recurso de casación origina una movilización del aparato judicial y una suspensión de los efectos de la decisión contra la cual se está recurriendo. dejará sin efecto el proceso hasta el momento en que ocurrió el vicio. devolviendo la causa al inferior jerárquico. calificándolo como procedente o improcedente. . procederá a verificar los requisitos de fondo.

497 353 b) Si es declarada inadmisible o improcedente la multa era de 3 a 10 URP.Ley N° 29. .

c) Si no es casada. la multa es de 1 URP. 354 Ley N° 29.497 ANEXO NORMATIVO SOBRE EL . y si la sentencia era confirmatoria la multa era de 2 URP.

RECURSO DE CASACIÓN* TEXTO NORMATIVO SOBRE LA CORTE SUPREMA Y LA CASACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN .

. POLÍTICA DE 1993 Artículo 139°..Principios y Derechos de la Acción Jurisdiccional Son principios y derechos de la función jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción prede- terminada por la ley. ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquie- . Inc. 3 La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción. ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos.

. con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que sustentan. 5 La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias. Inc.ra de su denominación. excepo los decretos de mero trámite.

* MÁRCHESE QUINTANA. p. Inc. 6 La pluralidad de la Instancia. 1997. 17 a 31. Revista Peruana de Derecho Procesal. I. Lima. . Bruno. Estudio MONROY Abogados. La Casación Civil.

cuando la acción se inicia en una Corte . o en última instancia..Ley N° 355 29.497 Artículo 141°.Casación Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación.

Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a Ley. conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar. Asimismo.. con las limitaciones que establece el art.Entes jurisdiccionales El Poder Judicial esta integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la . Artículo 143°. 43.

Nación.Órgano máximo del Poder Judicial . y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás Cortes y juzgados que determine su ley orgánica.. Artículo 144°.

La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial.497 TEXTO NORMATIVO SOBRE LA CORTE . 356 Ley N° 29.

Competencia de la Corte Suprema La competencia de la Corte Suprema se extiende a todo el ..SUPREMA EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Artículo 28°.

territorio de la República. El Presidente de la Corte Suprema.. Artículo 29°. Su sede es la Capital de la misma.Composición La Corte Suprema está integrada por 18 Vocales Supremos. . distribuidos de la siguiente forma: 1.

cuyo texto es el siguiente: . publicada el 15-12-97. 2. Un Vocal integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El Vocal Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. Los demás Vocales integrantes de las Salas Jurisdiccionales* * Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 26898. 4. 3.

La Corte Suprema de Justicia de la República está integrada por Vocales Supremos Titulares y por Vocales Supremos Provisionales que ocupen cargos en casos de vacancia. "Artículo 29°. licencia e impedimento de sus titulares o por la creación de Salas Especializadas Transitorias y actuarán distribuidos de la siguiente forma: ..

** ** De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27362. 1. El VocalJefe de la Oficina de Control de la Magistratura 3. El Presidente de la Corte Suprema 2. Los Vocales de las Salas Especializadas Permanentes y los de las Salas Especializadas Transitorias.49 . Ley N° 29.

aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS. se reestablece la vigencia del texto original del Artículo 29 Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. cuyo texto es el siguiente: .7 357 publicada el 31-10-2000.

3. El Presidente de la Corte Suprema. 2. distribuidos de la siguiente forma: 1. Un Vocal integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. "Artículo 29°.. El VocalJefe de la Oficina de Control de la Magistratura. .La Corte Suprema está integrada por 18-Vocales Supremos.

. Los demás Vocales integrantes de las Salas Jurisdiccionales ". Artículo 30°. presidida por los que designe el .Salas Especializadas "El trabajo jurisdiccional de la Corte Suprema se distribuye en Salas Especializadas Permanentes y Transitorias de cinco Vocales cada una.4.

Artículo 31°."* *Artículo vigente.Instancia de fallo. conforme a la modificatoria del Artículo 2 de la Ley N° 26695. Derogado . Penal y de Derecho Constitucional y Social.12.Presidente de la Corte Suprema en materia Civil.96.. publicada el 03.

b) Los de materia constitucional. c) Los originados en la propia Corte Suprema. y. La Corte Suprema conoce como órgano de instancia de fallo los siguientes procesos: a) Los iniciados en las Cortes Superiores. .

497 . d) Los demás que señala la ley.* * Artículo derogado por la Tercera Disposición Derogatoria de la Ley N° 29364. 358 Ley N° 29.

-Casación La Corte Suprema conoce de los procesos en vía de casación con arreglo a lo establecido en la ley procesal respectiva. las sentencias expedidas por las Salas de Familia en cualquier materia de su . Artículo 32°. "Conoce igualmente en vía de casación.

.competencia e independientemente de la Ley que norme el proceso respectivo."* * Párrafo agregado por el Artículo 2 de la Ley N° 27155. En cualquier caso. el recurso debe reunir los requisitos de forma y fondo establecidos por el Código Procesal Civil. publicada el 11-07-99.

. 32°. .Competencia La Corte Suprema conoce: a) De los recursos de casación con arreglo a la ley procesal respectiva. Artículo modificado por la Ley N° 29364 con el siguiente texto: Art.

b) de las contiendas de competencia entre jueces de distritos judiciales distintos: c) de las consultas cuando un órgano jurisdiccional re- suelve ejerciendo el control difuso. d) de las apelaciones prescritas en el segundo párrafo del artículo 292 cuando la sanción es impuesta por una sala .

Competencia de las Salas Civiles Las Salas Civiles conocen: . e) de la apelación y la consulta prevista en los artículos 93° y 95° del Código Procesal Constitucional. y. respectivamente. * Artículo 33o.superior.

De los recursos de apelación y de casación de su competencia.497 . 2. conforme al Código Procesal Civil. De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad. 1. modifícado por la Ley N° 359 29.

De los procesos de responsabilidad civil contra los Vocales de la propia Corte Suprema y de las Cortes Superiores y . con el siguiente texto: De las contiendas de competencia conforme al Código Procesal Civil.Ley N° 29364. 3.

conforme a la Constitución y las leyes.contra miembros del Consej o Supremo de Justicia Militar y otros funcionarios.* Derogado . en primera instancia.

Competencia de las Salas Penales Las Salas Penales conocen: .* Derogado 5. en los casos que la ley así lo establece.. De los demás procesos que señala la ley.* Derogado Artículo 34°. En primera instancia de las acciones contencioso- administrativas. 4.

. De los recursos de casación conforme a ley: 3. De las contiendas y transferencias de competencia. que sean de su competencia: 2. conforme a ley.1. El recurso de apelación en procesos sentenciados por las Cortes Superiores en materia penal.

Fiscales y Vocales Superiores. Policiales y contra los demás funcionarios que señala la ley. Vocales Supremos de la Sala Suprema Penal Militar. Penales. Fiscales Supremos Penales y Militares y Policiales. Militares. 122° de la Constitución. De la investigación y juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios comprendidos en el Art.4. conforme a las disposiciones legales . Policial.

* Artículo modificado por la Segunda Disposición Modificatoria de la Ley N° 29364. De los demás procesos previstos en la ley.pertinentes.* 5. . 6. De las extradiciones activas y pasivas.

Sala de Derecho Constitucional y Social. * Inciso derogado por la Tercera Disposición Derogatoria de la Ley N° 29364.497 Artículo 35°. 360 Ley N° 29.. Competencia La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce: .

* Derogado por la tercera Disposición Derogatoria de la Ley n° 29364 2. En última instancia de las acciones de Hábeas Corpus y Amparo. Derogado .1. en las acciones contencioso- administrativas que ellas conocen en primera instancia. Del recurso de apelación de las resoluciones dictadas por las Salas Civiles Supremas y Superiores.

modificado por la Ley N° 29364. en el siguiente texto: De las consultas conforme al Código Procesal Constitucional. 4. De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad que le son propios.3. De los recursos de casación en materia de Derecho Laboral .

En última instancia de los procesos promovidos por acción popular conforme al Art. y por responsabilidad civil en los casos señalados en el inciso 3) del artículo 33 de esta Ley. 295 de la Constitución.y Agrario cuando la ley expresamente lo señala. Modificado por la Ley 29364 con el siguiente texto: De la apelación prevista en el artículo 93° del Código Procesal . 5.

En Segunda Instancia de los procesos de responsabilidad civil resueltos por la Sala Civil Suprema. 7. De los demás asuntos que establece la ley. y 8. * Derogado. Del recurso de casación en las acciones de expropiación. . conforme a ley.Constitucional 6.

Ley N° 361 29.497 . * Inciso derogado por la Tercera Disposición Derogatoria de la Ley N° 29364.

TEXTO NORMATIVO SOBRE LA CASACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL CAPÍTUL O IV CASACIÓ .

N Artículo 384°.Fines de la casación El recurso de casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de ..

(Modificado por la Ley N° 29364) Artículo 385°. .Resoluciones contra las que procede el recurso. Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores. Derogado por la Ley N° 29364 Sólo procede el recurso de casación contra: 1..Justicia.

Los autos expedidos por las Cortes Superiores que. ponen fin al proceso. y 3.2. Las resoluciones que la ley señale. en revisión..Causales . Artículo 386°.

o . 2. Son causales para interponer recurso de casación: 1. así como de la doctrina jurisprudencial. La inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrinajurisprudencial. La aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma de derecho material.

o la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.3. 362 Ley N° 29. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.497 Está incluida en el inciso 1 la causal de aplicación indebida del .

Artículo 236 de la Constitución. contado desde el día siguiente .Requisitos de forma El recurso de casación se interpone: 1.. 1. (Modificadopor la Ley N°29364) Artículo 387°. Dentro del plazo de diez días. Contra las resoluciones enumeradas en el Artículo 385.

acompañando el recibo de pago de la tasa respectiva.Requisitos de fondo Son requisitos de fondo del recurso de casación: . y 2. (Modificado por la Ley N° 29364). Artículo 388°. Ante el órgano jurisdiccional que expidió la resolución impugnada.de notificada la resolución que se impugna..

cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. según sea el caso: .1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia. 2. Que se fundamente con claridad y precisión. expresando en cuál de las causales descritas en el Artículo 3 86 se sustenta y.

.2. En que ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida. Cómo debe ser la debida aplicación o cuál la interpretación correcta de la norma de derecho material.2. 2. o 2. Cuál debe ser la norma de derecho material aplicable al caso.3.1.

Derogado por la Ley N° 29364 Procede el recurso de casación contra las sentencias de primera instancia.49 .Casación por salto. Artículo 389°.. cuando las partes expresan su acuerdo de Ley N° 29.(Modificado por la Ley N° 29364).

En este .7 363 prescindir del recurso de apelación. Este acuerdo sólo es procedente en los procesos civiles en los que no se contiendan derechos irrenunciables. en escrito con firmas legalizadas ante el Secretario de Juzgado.

. Artículo 390°.caso el recurso sólo podrá sustentarse en los incisos 1 y 2 del Artículo 386. y deberá interponerse dentro del plazo que la ley concede para apelar de la sentencia.Inadmisibilidad del recurso. Derogado por la Ley N° 29364 El órgano jurisdiccional ante el cual se interpone el .

.Nulidad de la resolución que admite el recurso Antes de la vista de la causa. Artículo 391°. apreciará la observancia de los requisitos establecidos en el Artículo 3 87°. El incumplimiento de alguno de ellos dará lugar a la declaración de inadmisibilidad del recurso. la Sala de Casación .recurso.

si considera que no se ha cumplido con alguno de los requisitos de forma. "Para los fines a que se refiere el Artículo 390° y el párrafo anterior del presente artículo. se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días.respectiva anulará la resolución que admite el recurso. la .

se rechazará el recurso y. en la autorización del recurso por Letrado Colegiado o en la firma del recurrente. Si el recurrente no cumpliera con lo ordenado. en su caso. anulará la resolución que admita el recurso.** . en las cédulas de notificación.omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva." *.

cuyo texto es el siguiente: 364 Ley N° 29. * Párrafo agregado por el Artículo 1 de la Ley N° 27663 publicada el 08-02-2002. ** Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 27703. publicado el 20-04-2002.497 .

Nulidad de la RESOLUCIÓN que admite el recurso Antes de la vista de la causa. la Sala de Casación respectiva anulará la resolución que admite el recurso. "Artículo 391°. si considera que no se ha cumplido con alguno de los requisitos de forma. ..

se ordenará que subsane en un plazo no mayor de cinco días. si el recurrente tuviere domicilio en la sede de la Sala de Casación. en las cédulas de notificación. Para los fines a que se refiere el Artículo 390°y el párrafo anterior del presente artículo. en la autorización del recurso por Letrado Colegiado o en la firma del recurrente. la omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva. Si el recurrente .

ésta tramitará la causa de manera regular y la Sala o el Juez correspondiente ordenará la subsanación respectiva. se rechazará el recurso y. se anulará la resolución que admita el recurso. Si el recurrente no tuviera fijado domicilio procesal en la sede de la Sala de Casación." (Modificado por la Ley N° 29364). .no cumpliera con lo ordenado. en su caso.

Artículo 392°. la Sala aprecia el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 388°.. antes de la vista de la causa. (Modificado por la Ley N° 29364). . El incumplimiento de alguno de ellos da lugar a la declaración de improcedencia debidamente fundamentada.Improcedencia del recurso Igualmente.

Declarado admisible el recurso. La resolución que declara procedente el recurso. fija el día y la hora para la vista del caso.Tramitación del recurso La interposición del recurso suspende la ejecución de la sentencia. La fecha fijada no será antes de los quince días de notificada la . la Sala tiene veinte días para apreciar y decidir su procedibilidad. Artículo 393°..

. (Modificado por la Ley N° 29364).497 resolución con que se informa a los interesados.Ley N° 365 29.Actividad procesal de las partes . Artículo 394°.

o de la ley extranjera y su sentido. en los procesos sobre derecho internacional privado. . Durante la tramitación del recurso. El único medio de prueba procedente es el de documentos que acrediten la existencia de doctrina jurisprudencial. la actividad procesal de las partes se limita a la facultad de presentar informes escritos y un sólo' informe oral durante la vista de la causa.

Si se nombra o cambia representante procesal. Artículo 395°. (Modificado por la Ley N° 29364). debe acreditarse tal situación.Sentencia fundada y efectos del recurso ..Plazo para sentenciar La Sala expedirá sentencia dentro de cincuenta días contados desde la vista de la causa. Artículo 396°..

resuelve además según corresponda a la naturaleza del conflicto de intereses. la Sala debe completar la decisión de la siguiente manera: 1. Si la sentencia declara fundado el recurso. Si se trata de las causales precisadas en los puntos 1 y 2 del Artículo 386. además de declararse la nulidad de la sentencia impugnada. sin devolver el proceso a la .

según sea el caso: 2.2.instancia inferior. Declara insubsistente lo actuado hasta el folio en . Si se trata de la causal precisada en el inciso 3 del Artículo 386°. 2. Ordena que el órgano jurisdiccional inferior expida un nuevo fallo. 2.1.

366 Ley N° 29. Declara insubsistente la sentencia apelada y nulo lo . Declara insubsistente la sentencia apelada y que el Juez que la expidió lo haga nuevamente.3.que se cometió el vicio que determinó la sentencia casatoria. 2.497 2.4.

actuado hasta el folio en que se cometió el vicio que determinó la sentencia casatoria. Declara insubsistente la sentencia apelada. la sentencia casatoria tendrá fuerza obligatoria para el órgano jurisdiccional inferior. 2.5. En cualquiera de estos casos. (Modificado . nulo lo actuado e inadmisible o improcedente la demanda.

Artículo 397°.por la Ley N° 29364).Sentencia infundada La sentencia debe motivar los fundamentos por los que declara infundado el recurso cuando no se hayan presentado ninguna de las causales previstas en el Artículo 386.. La Sala no casará la sentencia por el sólo hecho de estar .

Derogado por la Ley N° 29364 Si el recurso fuese denegado por razones de inadmisibilidad o improcedencia. Artículo 398°.erróneamente motivada. la Sala que lo denegó condenará a quien lo interpuso . debe hacer la correspondiente rectificación.Multa por recurso inadmisible. Sin embargo.. Improcedente o infundado. si su parte resolutiva se ajusta a derecho.

Si concedido el recurso la sentencia no fue casada. La referida multa se duplicará si el recurso fue interpuesto contra una resolución que confirmaba la apelada.al pago de una multa no menor de tres ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal. el recurrente pagará una multa de una Unidad de Referencia Procesal. .

Costas y costos por recurso inadmisible. Artículo 399°.497 . improcedente o Ley N° 367 29. El pago de la multa será exigido por el Juez de la demanda.. Derogado por la Ley N° 29364 Si el recurso fuese declarado inadmisible. improcedente o infundado.

quien lo interpuso sufrirá la condena de costas y costos originados en la tramitación del recurso.Doctrina jurisprudencial Cuando una de las Salas lo solicite.infundado. Artículo 400°.. en atención a la . Las costas y costos serán fijados y exigidos por el Juez de la demanda.

se reunirán los vocales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo. hasta que .naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno constituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado.

El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra Sala está interpretando o aplicando una norma en un sentido determinado. serán citados para el pleno casatorio. .sea modificada por otro pleno casatorio. Si los Abogados hubieran informado oralmente a la vista de la causa.

La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas. bajo responsabilidad. se publican obligatoriamente en el diario oficial. El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso. aunque no establezcan doctrina jurisprudencial. 368 . (Modificadopor la Ley N°29364).

Ley N° 29.497 TÍTULO II PROCESOS LABORALES CAPÍTULO I PROCESO .

ORDINARIO LABORAL Artículo 42°.Traslado y citación a audiencia de conciliación Verificados los requisitos de la demanda. el juez emite resolución ..

b) La citación a las partes a audiencia de conciliación. la cual debe ser fijada en día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda.disponiendo: a) La admisión de la demanda. y c) el emplazamiento al demandado para que concurra a la .

que puede .audiencia de conciliación con el escrito de contestación y sus anexos. Introducción La conciliación es el acuerdo a que llegan las partes sobre sus derechos mediante la intervención de un tercero.

. un funcionario administrativo o un tercero 1. Y lo que caracteriza a la disciplina laboral es la búsqueda consciente de resoluciones transaccionales para evitar que la controversia entre trabajadores y empresarios degenere en enfrentamiento abierto y en caos social.ser un juez.

Conf. "Los principios". Ley N° 369 29. de homologación por parte de la autoridad .497 No obstante toda transacción para ser válida requiere en principio. Ruprecht. 54. pág. 1.

en su caso. administrativa en el período conciliatorio previo a la etapa de litis. el allanamiento y la transacción. bajo el control directo del . se conjugan las figuras del desistimiento.judicial o. normalmente. Desde el punto de vista práctico. la conciliación se * nos presenta como un acto procesal complejo en el que.

Tribunal que da validez al acuerdo mediante auto homologatorio2. Homologación La homologación consiste en la confirmación o aval que el juez da a ciertos actos y convenios de las partes para . 1.

mediante el . la importancia de tal acto es que reviste a la transacción con los efectos legales de la cosa juzgada.Y dentro de la disciplina laboral.hacerlos más solemnes y eficaces 3. en consecuencia. al órgano homologante un examen de mérito del acuerdo el que sólo es pasible de aval cuando se advierta que. La ley laboral impone.

avenimiento. En principio. los magistrados laborales y el organismo ministerial no están autorizados a emitir auto homologatorio cuando adviertan: a) la posibilidad de afectar derechos irrenunciablesi b) carezcan de base . se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

POSE. cit. p. 170 3. "Conciliación". POSE. Ob. 3 70 Ley N° 29.. 101.497 para dictar resolución fundada y c) crean factible una situación de colusión o fraude que afecte el patrimonio público y/o el . 2. p.

b) el accionar de los . acudiendo al avenimiento sólo cuando se halla convencido de que la sentencia es inminente y ha de serie desfavorable. Cabe aclarar que la figura ha merecido severas críticas que perturban su eficacia axiológica.orden social. tales como: a) el interés empresario por dilatar los pagos lo más posible.

letrados que.4 . c) la existencia de desigualdad económica entre los litigantes que agobia a la parte más débil y d) la morosidad judicial. frecuentemente. exageran las pretensiones de los trabajadores con la finalidad de transigir por porciones cabalísticas.

por el cual las partes involucradas en . Concepto La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. LA CONCILIACIÓN 1.

Debe quedar en claro que el conciliador sólo facilitará el arribo de soluciones propuestas por las partes.un conflicto de intereses acuden a un centro de conciliación para que con la presencia y ayuda de un tercer llamado conciliador arriben a un acuerdo que ponga fin al conflicto presente. . es decir no decidirá sobre el conflicto. no hará el papel de un juez.

Ob. Ley N° 371 29. p.497 Sólo en casos de imposibilidad de las partes. . propondrá a las partes fórmulas no obligatorias. 171. cit. 4. POSE.

Nociones generales ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un método alternativo de resolución de conflictos mediante el cual una tercera persona neutral e imparcial el conciliador ayuda a las partes en conflicto a encontrar una solución consensual y satisfactoria para .2.

proponiéndoles. si fuera necesario. ¿A qué se denomina métodos alternativos de resolución de conflictos? Son métodos que permiten evitar los procesos judiciales y otros adversariales en los cuales las partes se . fórmulas de arreglo que éstas pueden rechazar o aceptar.ambas.

la mediación y la conciliación. la conciliación. la evaluación de un experto o el alquiler de un juez. la evaluación neutral. Dentro de estos métodos alternativos se encuentran. el arbitraje. los más conocidos son la negociación. entre otros. la mediación. el minijuicio.enfrentan en su afán de terminar el conflicto. el arbitraje. . De todos éstos. la negociación.

las partes intentan llegar a un acuerdo con ayuda de un conciliador. . Hay algunas diferencias conceptuales y procesales entre los últimos tres método Podemos definir las más importantes de la siguiente manera" En la conciliación. pero si esto no fuera posible. el conciliador propondrá fórmulas que las partes pueden aceptar o rechazar.

372 Ley N° 29. el mediador ayuda a las partes a encontrar sus propias soluciones. El mediador dirige el proceso. pero no sugiere fórmulas de solución. De esta forma se optimiza la . Las partes deciden por sí mismas el contenido del acuerdo.497 En la mediación.

asegurando un alto grado de ejecución y cumplimiento. pero muy rara vez a ambas. En el arbitraje. El sentido de propiedad del laudo arbitral es mínimo y su cumplimiento podría ser problemático. el arbitro impone una resolución -el laudo- que satisface a una de las partes. al igual que las sentencias ."propiedad" del mismo.

judiciales. Nosotros proponemos que la mejor conciliación es una . En varios países se han llevado a cabo diversos estudios e investigaciones sobre la eficacia de estos tres métodos según el grado de cumplimiento y/o ejecución del acuerdo. Éstos han llegado a la conclusión de que el más recomendable es la mediación.

que el conciliador aspire a no proponer fórmulas conciliatorias. debemos aceptar que algunos casos requieren de la intervención de fórmulas conciliatorias u opciones de solución.mediación. Es decir. el conciliador debe aplicar ciertas técnicas que pueden variar ligeramente según el . Sin embargo. Para cumplir eficientemente su tarea.

Estas técnicas se aplican a lo largo de todo el proceso de conciliación.país y los estilos desarrollados a través de la práctica. pero debemos decir que son sustancialmente las mismas. . e inclusive algunas de ellas desde la recepción de la solicitud para conciliar.

nueve Ley N° 373 29.3.497 de las cuales se desarrollan en presencia de las partes y las . Etapas del proceso de conciliación El proceso de conciliación tienen once etapas.

un procedimiento y las "herramientas" o técnicas que debe usar el conciliador. Cada etapa tiene un objetivo.dos restantes están dedicadas exclusivamente a la preparación del conciliador para la sesión y a su análisis crítico o debriefing. luego de finalizada la conciliación. Lógicamente hay algunas técnicas que se repiten a lo largo .

Con el desarrollo práctico de conciliaciones cada individuo adopta ciertos estilos y desarrolla nuevas técnicas. . Las once etapas del proceso son- .del todo el proceso y otras que son específicas para cada etapa. Preparación. . Presentaciones.

Resúmenes. Exploración de los temas.. . . Elaboración de la agenda. Relato de las partes o narración de los hechos. . Sesiones privadas. Negociación. . .

. . Cierre de la conciliación. . 4. Acuerdo. Preparación . Análisis crítico.

Debe tener a su disposición los documentos relacionados con el conflicto y decidir si los va a utilizar en la sesión de conciliación. En esta etapa el conciliador se prepara para la sesión. También debe evaluar las características sociales y personales de las partes involucradas y las implicancias de escoger uno u otro .

374 Ley N° 29. con el objeto de prepararse adecuadamente. idioma y religión (si es posible) de los participantes.497 método de comunicación. El conciliador debe conocer en líneas generales el grado de educación. Si se trata de personas con educación primaria. secundaria o .

El conciliador evalúa las limitaciones e importancia del proceso de conciliación en la solución del conflicto v la .superior. si una de las partes no habla castellano tendrá que conseguir un traductor. Del mismo modo. el lenguaje del conciliador deberá responder a estas características.

necesidad de una sesión de preconciliación (especialmente en los casos de violencia familiar. cuando concurren representantes de las partes para verificar el grado de "poder de decisión" en el conflicto. El . Debe prepararse la oficina y los recursos logísticos. o cuando se trata de conciliaciones con varias partes y no queda muy claro el papel de cada participante).

vasos y lapiceros idénticos. debe estar atento a los mínimos detalles (proveer sillas iguales para ambas partes. . analizar y tomar en cuenta las necesidades personales de las partes y adecuar la oficina de acuerdo a éstas.conciliador tiene como objetivo general crear un ambiente propicio para la resolución del conflicto. Por tanto. en general. etcétera) y.

497 . calculadoras cuando se va a tratar asuntos financieros. dibujos y reglamentos de construcción cuando va a tratar reclamos de edificación. Ley N° 375 29. planos. Por ejemplo. Asimismo debe organizar equipos. herramientas y otros recursos que pueda utilizar durante la conciliación.

y planificar técnicas adecuadas para su resolución. Preparar a las partes para una efectiva participación . el contexto del conflicto.5. Para cumplir este objetivo el conciliador selecciona y utiliza un . en lo posible. Cubrir las necesidades específicas de las partes. Objetivos . Entender. .

Confirmar que la presencia de supervisores y terceras personas será aceptada sólo previo consentimiento de las . en caso necesario. emplea la ayuda de intérpretes con el fin de promover el entendimiento entre todas las partes y el conciliador o conciliadores. .lenguaje apropiado para cada una de las partes y.

. en casos especiales. en la sesión de preconciliación). Planear y utilizar estrategias para salvaguardar la seguridad de las partes y la del conciliador (especialmente en los casos de familias donde ha existido previamente .partes (el conciliador debe solicitar este consentimiento cuando las partes están en la sala de recibo o.

Procedimiento . Llegar a la sala dé sesiones con la debida anticipación (como mínimo quince minutos antes) .violencia física o psicológica). 6.

). 376 Ley N° 29. Revisar que todos los documentos para la conciliación estén disponibles y/o en la sala de sesiones. etc.497 . . lapiceros. papel. pañuelos de papel. . Preparar el ambiente de la sala de sesiones (mobiliario. vasos. agua.

. . • Cerciorarse de que cuando lleguen las partes sean ubicadas en diferentes salas de espera. verificar con la otra parte si la presencia de otras personas es aceptable). Decidir la necesidad o no de una sesión de preconciliación y revisar si las partes han asistido solas o acompañadas (en este último caso.

. . Recomendaciones . Arreglar la sala de conciliación de la forma más cómoda y simple. Proveer en lo posible una mesa redonda con sillas cómodas e idénticas para los participantes. sin cuadros o adornos que distraigan la atención de los participantes.7.

Regla de oro: Tenga confianza en su capacidad de conciliación y relájese (recuerde que usted no decidirá el contenido del acuerdo). lapiceros. . jarra con agua. Presentaciones . vasos y pañuelos de papel en caso de llantos de telenovela. 8. No olvidar los papeles.

Establecer las reglas de comportamiento o conducta . el conciliador recibe y saluda a las partes. Objetivos . 9. En esta fase se inicia la sesión de conciliación propiamente dicha. En la segunda etapa.

497 . Crear una atmósfera propicia para la conciliación.que deberán observar las partes en la sesión. Ley N° 377 29. . Establecer la autoridad que las partes confieren al conciliador. .

Básicamente les explica que no está permitido el uso de lenguaje soez. y otras recomendaciones que crea pertinente según la clase de conflicto. con la autoridad delegada tácitamente por las partes al aceptar la sesión de conciliación. que deben ser acordadas con éstas. no se debe insultar. gritar ni interrumpir. el conciliador. establece las reglas de conducta. Es decir. .

Para crear una atmósfera propicia. que puedan expresarse claramente. . el conciliador debe demostrar en todo momento su neutralidad e imparcialidad. etcétera). que estén cómodos. advertir las necesidades físicas y de comunicación de las partes y tomar las decisiones necesarias para satisfacerlas (por ejemplo. que no tengan frío o calor.

contacto visual. Con el fin de conseguir estos objetivos. el conciliador usa una serie de estrategias para crear "afinidad" entre él y las partes (por ejemplo. Es imprescindible explicar con claridad el rol del . en la medida de lo posible. lenguaje corporal. afabilidad) y mantiene una comunicación fluida.

debe esclarecerse a las partes cuáles son los límites de confidencialidad y privacidad (por ejemplo. del centro y de las partes. Asimismo. el conciliador tiene la obligación de reportar delitos). así como .conciliador. asegurándose que las expectativas y objetivos de la conciliación estén claros y sean aceptados por las partes involucradas.

El conciliador debe explicar con claridad la secuencia de la sesión de conciliación y verificar que las partes hayan encendido y aceptado el proceso. . Es importante que todo conciliador verifique que las partes lo aceptan como facilitador neutral e imparcial.el carácter de "título de ejecución" del acta de conciliación.

Estas deben sentirse cómodas con las palabras y hospitalidad del conciliador.497 10. .378 Ley N° 29. Saludar a las partes con respeto y de acuerdo a sus costumbres. Procedimiento .

Dar la bienvenida "formal" a las partes y agradecer su participación en la sesión. el conciliador no debe de tratar de "homogeneizar" a las partes" si uno quiere ser llamado señor . Invitar a las partes a que se presenten y establecer las formas apropiadas de llamadas (no se debe forzar a las partes a usar apelativos que no les resultan agradables o cómodos. . En este caso. cada uno debe ser llamada de la forma como lo solicita.

Jaime y el otro sólo Nico está bien. . confidencial. . Desmitificar el proceso y establecer las reglas. Explicar con claridad el proceso (Primero voy a explicarles los objetivos de esta sesión. y sus características.voluntario. el hecho de tratar de convencer a uno u otro puede dañar significativamente la imagen de imparcialidad del conciliador).

Explicar el proceso de una manera sencilla y . Asegurar a las partes sobre la confidencialidad de la sesión (tanto ética como legal) y explicar que el conciliador no podrá ser llamado como testigo en un proceso judicial ni se podrá presentar como prueba lo que se manifieste en la conciliación.neutral. imparcial. . etcétera). .

resumida (sólo las etapas) con un lenguaje informal y simple. Establecer una atmósfera de participación para que las partes se animen a iniciar y entablar un diálogo. . Preguntar si las partes tienen alguna duda o Ley N° 29.4 . \ .

En esta etapa. su mérito ejecutivo.97 379 necesitan una mayor explicación sobre algunos puntos. el conciliador debe tomarse el tiempo necesario para . es decir. Es importante aclarar a los participantes la calidad de las actas de conciliación.

11. Recomendaciones .resolver las preguntas de los participantes. Preguntar a los participantes cuáles son sus limitaciones de tiempo y resolver de acuerdo a estas necesidades. .

mostrar amabilidad. . . En la medida de lo posible. . Hablar clara y pausadamente. Ensayar con anticipación el discurso de apertura (no mas de cinco minutos). no diga que es su primera . En caso contrario. Mencionar la experiencia adquirida en conciliación. si se tiene. .

12. Regla de oro: Sea amable y utilice un lenguaje sencillo y claro. Nunca diga algo así porque lo único que logrará es dañar el proceso.conciliación. Relatos de las partes o narración de los hechos .

En la tercera etapa se solicita a cada una de las partes que explique brevemente el problema o la razón por la que está en la sesión.el conciliador evite el uso de palabras técnico- . que diga los motivos que la traen al centro de conciliación o a la mesa de negociación. Es preciso que en esta etapa -y a lo largo de toda la sesión. es decir.

. por ejemplo. 380 Ley N° 29. legales como. Díganos cuáles son sus fundamentos de hecho. No se trata de lucirse sino de ser útil.497 o cuál es su versión o posición. o cuál es su demanda o pretensión.

. Igualmente. permitiendo a las partes expresar adecuadamente los hechos y sus sentimientos. brinda a las partes una oportunidad para expresar libremente sus necesidades. En todo momento debe alentar a las partes para que se escuchen con respeto y sin interrupciones. En esta etapa el conciliador se dedica a recabar efectivamente la información. preocupaciones y expectativas mutuas.

En ese caso el conciliador debe brindar oportunidad a las partes para reconocer la existencia de éstas. Debe asegurarse de que exista suficiente tiempo para identificar todos los problemas o asuntos relacionados con el conflicto. habrá terceras personas relacionadas con el conflicto que están ausentes. su relación con el conflicto y el hecho de que estén ausentes. En muchos casos. .

. . Obtener un conocimiento y entendimiento cabal de los asuntos en conflicto.13. Brindar a las partes una oportunidad para explicar el conflicto (desde su propio punto de vista) en presencia del conciliador y de la otra parte. Objetivos .

49 . Procedimiento .Establecer un "fondo de conocimiento común" que forme las bases para la conversación y elaboración de la agenda. . Invitar a la parte A a exponer brevemente sus Ley N° 29. 14.

.7 381 preocupaciones o las razones por las que acude a la sesión. Explicar por qué la parte A empieza primero (por ejemplo. porque solicitó la conciliación) y en todo caso la ir relevancia del orden porque todos tendrán la oportunidad de .

.exponer sus ideas y sentimientos. no insultar). . no interrumpir. . Explicar a las partes que en esta etapa se habla directamente con el conciliador. Reiterar las reglas de comportamiento (por ejemplo. . Pedir a la parte B que tome nota si lo cree necesario. no gritar.

Estas notas deben ser literales y no resúmenes y deben reflejar tanto los hechos como los sentimientos con los cuales fueron dichos. . Tomar notas de la exposición. parte que expone. No los sentimientos o apreciaciones del conciliador. o si se . . Interrumpir sólo para pedir una aclaración. sino de la.

agradecer a B por no interrumpir y/o por su paciencia y solicitarle que haga su exposición. Una vez que A termina su exposición. . Reiterar las reglas de comportamiento. .necesita que las partes hablen más despacio para tomar notas en forma eficiente.

. Una vez terminada la exposición de B. Durante esta etapa es importante que el conciliador . Tomar notas de la exposición de B. agradecer a A por su cooperación (si es que no ha interrumpido) y en todo caso por su paciencia (si ha interrumpido) y explicar a ambas partes cuál es la siguiente etapa. .

y decides que. tendrá que reiterar a las partes el motivo de su presencia en la reunión y las reglas de comportamiento aceptadas por ambas.382 Ley N° 29. se verá . Si éstas son muy frecuentes. de continuar las interrupciones.497 controle efectivamente las interrupciones.

Recomendaciones . emplear el lenguaje corporal para controladas (por ejemplo. en todo caso. hacer un ademán con las manos para pedir calma). Si las interrupciones no son significativas o frecuentes el conciliador debe pasadas por alto y. 15.obligado a suspender la sesión.

No olvidar tomar notas (muchos conciliadores se distraen tanto con los relatos que lo olvidan). Utilizar técnicas integrativas. . Escribir de manera legible. . . Hacer preguntas de aclaración sólo si es preciso. . .

Sin . Técnicas para tomar notas Escribir exactamente lo que las partes relatan es imposible. Regla de oro: Escuche atentamente y escriba con claridad 16. a no ser que se tengan conocimientos de taquigrafía.

Puede preguntar. . puede ser contraproducente.¿Se puede utilizar grabadoras?.embargo. Si la respuesta es no. en efecto. Sin embargo. la precisión de lo manifestado por las partes juega un papel fundamental en el desarrollo de la conciliación. no es necesario ir corriendo a matricularse en un curso completo de taquigrafía.

Primero divida la página .497 Existen algunas técnicas que nos ayudan a reflejar con precisión los hechos y sentimientos que relatan las partes sin necesidad de una grabadora.Ley N° 383 29.

abreviaturas (inv. utilice símbolos (?). fta.en dos partes con un trazo vertical: Federico Manuel Luego.. ..

Ahora el conciliador .. Resúmenes En la etapa anterior el conciliador ha tomado notas "textuales" de la narración que han hecho ambas partes.pm). nervioso.. taquigrafía. incluyendo hechos y sentimientos. 17. ). frases claves (ruborizado.

Demostrar a las partes que han sido escuchadas . teniendo cuidado de no convertir en propias las afirmaciones de las partes (para lo cual debe usarse el "lenguaje de reportaje"). 18.leerá estas notas.0bjetivos .

Reconocer la importancia de los hechos.activamente. . Demostrar a través del "Lenguaje. de reportaje" que la propiedad del conflicto y de su resolución permanece . así como de los sentimientos. . . sin prejuicios. Aclarar algunos detalles del conflicto.

con las partes.497 19. siempre utilizando el "lenguaje dé reportaje" (Usted dijo. Usted . Procedimiento . 384 Ley N° 29. Leer un resumen de la exposición que hizo la parte A.

Leer el resumen del informe de B. . corregir si es necesario.explicó. que incluye canto hechos como sentimientos. . Preguntar si es un resumen exacto. pero no aumentar datos adicionales (a no ser que sean de extrema importancia para la aclaración de un tema crucial para la solución del conflicto). incluyendo hechos y . etcétera).

usando el "lenguaje de reportaje" para reafirmar que el conflicto sigue perteneciendo a las partes y que el conciliador no se ha parcializado. .sentimientos y siempre empleando el "lenguaje de reportaje". . Preguntar si es un resumen exacto. . El conciliador debe incluir tanto los hechos como los sentimientos con los cuales las partes hicieron su exposición.

sino que ha notado las emociones con las que las partes han hecho su relato. va subrayando las "palabras claves" o asuntos comunes que pueden . Mientras el conciliador lee los resúmenes. . Esto con la finalidad de demostrar que el conciliador no sólo ha escuchado atentamente y entendido la exposición.

El conciliador debe evitar que se añadan excesivamente relatos o que se reiteren los ya hechos. si una de las partes Ley N° 29.considerarse dentro de la agenda. . En lo posible.4 . debe intentar un equilibrio en la lectura de los resúmenes! es decir.

97 385 habló demasiado y repitió los mismos asuntos. Si una de las partes insiste en añadir otros asuntos. el conciliador debe otorgar la misma oportunidad a la otra . tratar de resumidos. .

20. leidos tal y como lo manifestaron las partes. No interpretar los relatos. Recomendaciones . .parte.

. Utilizar el "lenguaje de reportaje". . Leer los resúmenes después de que ambas partes hayan culminado sus relatos. . . No preguntar a la parte A si está de acuerdo con lo manifestado por B y viceversa (con esta pregunta se posiciona y antagoniza más a las partes).

Regla de oro: Utilice. Aquí ofrecemos algunos ejemplos de lenguaje de reportaje^ Usted dijo Usted dice . el lenguaje de reportaje y no interprete los relatos.

Usted dijo que usted piensa Usted afirmó Luego explicó Usted mencionó Dijo que sentía Posteriormente .

agregó Usted también mencionó .

la Conciliación Extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. si fuera necesario.497 Prosiguió diciendo Usted manifestó 21. sin parcializarse.497 . Elaboración de la agenda Una de las etapas más importantes en todo proceso de conciliación es la elaboración de la agenda. El conciliador debe procurar incluir en la agenda los temas comunes. Conciliadores y mediadores le tienen especial aversión o rechazo. Ley N° 387 29. En esta etapa el conciliador debe integrar en la agenda las prioridades y preocupaciones de ambas partes.el conciliador escribirá en la agenda un número igual de temas por cada parte. Concepto legal de conciliación La ley en el artículo 5o nos señala que. De esta forma las partes la aceptarán y entenderán su importancia. aquellos temas importantes para las partes que han sido mencionados por ambas. por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensúal al conflicto. En casos extremos cuando las partes no hayan mencionado asuntos comunes. El conciliador debe ser muy claro en explicar que el contenido de la agenda no es definitivo y que puede cambiarse y revisarse. 22. es decir. Ley N° 29.

constituyendo un requisito de admisibilidad de cualquier proceso judicial. 1999): 388 Ley N° 29.La conciliación es un ..Es la conciliación que se realiza ante las diversas entidades de la administración pública. en una sola sesión. 24.23.. c) Conciliación Extrajudicial. antes de. en nuestro país se iba a aplicar obligatoriamente en toda la república a partir del 14 de Enero del año 2001. Arequipa y desde el 01 de Marzo del 2001. las que se realizan ante INDECOPL etc. en todos los procesos de conocimiento quiérase decir (SUMARÍSIMO. entre otros en el Cono Norte de Lima. dependiendo del tipo de proceso puede darse conjuntamente con otras diligencias procesales como saneamiento. Características de la conciliación Entre las características principales tenemos (Ormachea..Es la que se realiza como una de las etapas obligatorias del proceso judicial. en Lima de manera obligatoria. Clases de conciliación en el Perú a) Conciliación Judicial. b) Conciliación Administrativa..497 a) Vinculación consensual. fuera de los órganos jurisdiccionales. -con la particularidad de que la- inasistencia del invitado (empresa-principal-empleador) es sancionada. aunque como proyectos pilotos solo empezó a aplicarse desde el mes de noviembre del año 2001. pruebas e inclusive sentencia.Es la que se realiza fuera de proceso judicial. así tenemos la que se realiza ante el Ministerio de Trabajo. ésta.iniciarse un proceso judicial. ABREVIADO Y DE CONOCIMIENTO).

fiscales. La voluntariedad sufre variaciones dependiendo del tipo de modelo conciliatorio por el que haya optado el legislador. Esta característica no.proceso consensual por el cual las partes adoptan libremente un acuerdo (compromiso) determinado. en caso de la conciliación procesal donde las partes no eligen a los magistrados del proceso encargados de cumplir funciones conciliatorias.está presente necesariamente cuando se asigna esta función a personas que forman parte de una categoría profesional. El acuerdo es vinculante . etc e) Informalidad... El código Procesal Civil ha legislado a favor de la realización de la Audiencia de Conciliación como fase obligatoria del proceso. d) Conocimiento del Fenómeno conflictivo por parte del tercero. Por ejemplo^ abogados. procedibilidad desde el 14 de enero del 2000. psicólogos. c) Terceros.La conciliación es un procedimiento informal y práctico que no requiere de mayor formalidad Ley N° 389 29.497 para el logro de un acuerdo.sólo si las partes lo han aceptado libremente. asistentes sociales. jueces..A nivel institucionalizado el conciliador es una persona especializada en técnicas de conciliación y resolución de conflictos.obligatorio.El tercero confiliador es elegido libremente por aquellos que necesitan la intervención del mismo. b) Voluntariedad.. La Ley de Conciliación Extrajudicial 26872 ha establecido que la conciliación extrajudicial debería agotarse necesariamente • porqué será requisito de. La conciliación quiere ..La conciliación es un mecanismo voluntario por el cual las partes libremente participan de un proceso de conciliación y exploran diversas alternativas de solución de conflictos. salvo.

A nivel procesal la audiencia de conciliación se realiza antes de la actuación de pruebas. h) Privado. la privacidad se encuentra complementada por el principio de confidencialidad que es requisito vital para promover el intercambio abierto y franco de información entre las partes.. 10a LOPJ) i) Control del proceso. son las únicas que tiene el poder de solucionar definitivamente el conflicto a través de un acuerdo...justamente evitar que el procedimiento sea alambicado y lento. 472 a y 206 CPC y art. A su vez. No hay fases ni momentos definidos que impidan usar cualquier tipo de información. Por lo tanto. En algunos casos las pruebas no son necesarias. 2 a y 8a de la Ley 26872).Las partes con la gestión del tercero conciliador busca un acuerdo mutuamente satisfactorio. Las partes. g) Resultado..La conciliación es un acto esencialmente privado donde se encuentran los directamente implicados en el conflicto. las . A nivel procesal este principio colisiona con la publicidad de las audiencia procesales (arts. argumentos e intereses. La privacidad promueve que las partes se expresen solamente entre aquellos directamente aludidos por la situación conflictiva. Por la privacidad y confidencialidad. por otro lado.El procedimiento conciliatorio es muy libre en cuanto a la presentación de pruebas. todos los partícipes de la audiencia conciliatoria están obligados a no compartir la información producida durante el acto conciliatorio (atr. f) Naturaleza de procedimiento.El proceso queda a cargo del conciliador quien fomenta una relación cooperativa y horizontal entre las partes.

Lo contrario sería quitar el carácter consensual de la institución. antes del poder judicial.497 partes y el conciliador comparten el control de la conciliación. No sólo en nuestro país sino también en otras legislaciones como en Argentina y Colombia. lo que hará más fácil la labor del magistrado en la eventualidad que se inicie un proceso judicial. ha sido objeto de debate. es simplemente un acto y su resultado puede ser positivo o negativo. como en el nuestro en que no existe una cultura de la negociación y que sin embrago está muy arraigado al criterio del litigio. No es obligatoria la conciliación. En estos países. intentar conciliar. La ley no propicia. 25. al menos se logrará un acercamiento de las partes. "la obligación de Ley N° 391 29. a un centro de conciliación a procurar una solución consensual al problema que afrontan las partes.497 . Debemos tener en cuenta que la obligación es de acudir. La conciliación no es juicio. La conciliación extrajudicial como etapa previa al proceso judicial El carácter obligatorio que se le da al procedimiento de conciliación extrajudicial. por tanto. Aun cuando no se llegue a conciliar en dicho procedimiento. es necesaria esta obligatoriedad a fin de que el sistema inicialmente funcione. i 390 Ley N° 29. La obligatoriedad a la que alude la Ley se refiere a la obligación de la concurrencia previa al proceso y está dirigida a crear la oportunidad para conciliar sin "obligar" a que se llegue al acuerdo conciliatorio mismo. no es un proceso. sino seguir el procedimiento.

La obligatoriedad en esta etapa preproceso permitirá demostrar que la conciliación funciona de manera mas efectiva. Actualmente la obligatoriedad esta vigente en- 1. a la obligatoriedad que tenemos los justiciables de adjuntar con la demanda el acta de conciliación sin acuerdo.lo que hace es promover "la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia". como requisito de admisibilidad. Principios generales de la conciliación extrajudicial Se pueden definir los principios como las directivas 392 Ley N° 29. Arequipa 3. La obligatoriedad de la conciliación en nuestra ley se refiere en estricto.497 . Adicionalmente. hacer posible la solución de conflictos de manera masiva (Martinez Coco).conciliar" sino como -lo señala la ley argentina. Lima 2. Trujillo 4. 26. que da muestra de nuestro intento conciliatorio. evitando largos y costosos procesos judiciales y haciendo posible un cambio en la mentalidad de las personas que lleve a institucionalización de la conciliación. es importante destacar que la obligatoriedad de la conciliación es la única manera de lograr que la ley no se convierta en una declaración lírica con ninguna o escasa utilización en la realidad. por consiguiente. Cono Norte de Lima En los demás lugares la conciliación es facultativa no obligatoria. Su objetivo es.

La justicia es la base de paz entre los individuos y por ende el Estado mismo como superestructura de la sociedad civil. de terceros y aquellas personas no representadas en la conciliación con el fin de resolver un conflicto. como entendemos-en términos generales por cultura de paz aquella forma de vida de un pueblo o conjunto de personas que conviven organizadamente fuera del clima de violencia. Promover un proceso de resolución de conflictos participativo y pedagógico a través del cual el conciliador considera que tal educación y participación son importantes no sólo para resolver el conflicto específico. La finalidad de conciliación es propiciar una cultura de paz. pero se disciplina en miras del interés individual. podemos decir que es un fenómeno social. se consagran varios principios rectores de corte ético que aseguren el adecuado desarrollo de la conciliación como una institución que propicie una cultura de paz en el país. sino para preparar a las partes a manejar futuros conflictos en una forma mas productora y creativa.497 la justicia de un mayor número de ciudadanos. defender el interés público. para promover una sociedad más justa. Dentro de nuestro ordenamiento de la ley 26872. debe tenerse en cuenta .a las líneas métricas de las cuales se han desarrollado las instituciones. que se organiza con una finalidad pública (la justicia con base de la paz entre los individuos). democrática y tolerante basada en el consenso. Para efectos de la aplicación del art. fomentar acuerdos justos y equitativos para las partes y la sociedad en general. mejorar el nivel de justicia y brindar a los ciudadanos la posibilidad de ser protagonistas en la resolución de sus propios conflictos. 2a de la Ley. Ofrecer un medio adicional para mejorar el acceso a Ley N° 393 29.

b) LA VERACIDAD Está dirigida a la búsqueda de lo querido realmente por las partes y se refleja en el acuerdo conciliatorio al que llegarán de manera libre. f) LA LEGALIDAD Expresa la conformidad del acuerdo conciliatorio al que arriben las partes. como la mejor solución para ambas. La intervención del conciliador durante el procedimiento de conciliación será sin identificación alguna con los intereses de las partes.de manera preferencial. el seguimiento contenido de los principios enunciados- (art. 2a Regí. e) LA IMPARCIALIDAD Y LA NEUTRALIDAD Son garantías de seguridad y justicia. d) LA CONFIDENCIALIDAD Supone que.) a) EQUIDAD Debe ser concebida como el sentido de la justicia aplicada a cada caso particular. tanto el conciliador como las partes. confiando en que será la conducta en el procedimiento de conciliación. con el ordenamiento jurídico. . materia de conciliación. deben guardar absoluta reserva de todo lo sostenido o propuesto. c) LA BUENA FE Se entiende como la necesidad de que las partes procedan de manera honesta y leal.

394 Ley N° 29. neutralidad.497 . legalidad. que les demandaría estar involucradas en un proceso judicial. confidencialidad. como medio de propiciar una cultura de paz. Antecedentes La Ley N° 26872. ahorrando los costos de dicho proceso. siguiendo los principios éticos de equidad. veracidad. como institución consensual que promueve llegar a acuerdos adoptados que obedezcan única y exclusivamente a la voluntad de las partes y en tanto la Conciliación no constituye acto jurisdiccional. por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. La Ley establece que el procedimiento conciliatorio Ley N° 395 29. declarando de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. h) LA ECONOMÍA Está dirigida a que las partes eliminen el tiempo. permitiendo la solución pronta y rápida del conflicto .497 g) LA CELERIDAD Es consustancial al procedimiento de conciliación. Ley de Conciliación se promulgo con fecha 12 de noviembre del año 1997. imparcialidad. enmarcada dentro la "Autonomía de la Voluntad". 1. 2. La conciliación La Conciliación Extrajudicial es definida por la norma como una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. celeridad y economía. buena fe.

No procede la conciliación extrajudicial cuando la parte emplazada domicilia en el extranjero! en los procesos contencioso administrativos! en los procesos cautelares! de ejecución! de garantías constitucionales! Tercerías. no obstante la obligatoriedad de la conciliación. ni tampoco en los casos de violencia familiar. así como las que versen sobre alimentos. Uno de los elementos mas relevantes de la Ley de Conciliación es la confidencialidad.es un requisito de admisibilidad para los procesos que comprenden pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes también lo son las que versen sobre alimentos. por consecuencia. 396 Ley N° 29. tenencia. Las materias conciliables La Ley establece como materia de Conciliación a las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes.497 . diga o proponga tendrá valor probatorio. ésta es facultativa en aquellos asuntos en los que el Estado sea parte y se encuentran excluidas temporalmente de la obligatoriedad las materias sobre derechos de familia y laboral. nada de lo que se. liquidación de sociedad de gananciales y otras que se deriven de la relación familiar. Sin embargo. es decir que los que participan en la Conciliación deben mantener reserva de lo actuado y. 3. tenencia. régimen de visitas. El procedimiento de Conciliación a que se contrae la Ley se realiza de modo independiente de aquel que regula el Código Procesal Civil. régimen de visitas. ni cuando se trate de derechos y bienes de incapaces a que se refieren los Artículos 43 y 44 del Código Civil.

la misma que comprende la sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la ley. La conciliación en materia laboral se lleva a cabo respetando la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y la ley y' no se someten a conciliación las controversias sobre hechos que se refieran a la comisión de delitos o faltas. El procedimiento La Audiencia. 4. con arreglo a las reglas generales de competencia establecidas en el Artículo 14 del Código Procesal Civil. de Conciliación es una y se realiza en una AUDIENCIA ÚNICA.liquidación de sociedad de gananciales y otras que se deriven de la relación familiar. con excepción a las controversias relativas a la cuantía de la reparación civil derivada de la comisión de delitos o faltas. debiendo el conciliador tener en cuenta el interés superior del niño. Las partes pueden también solicitar la Conciliación Extrajudicial en forma conjunta o individual.497 . la misma que será facultativa en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme. debiendo llevarse a cabo la Audiencia dentro de los diez días hábiles contados a partir de la entrega de la última invitación a las partes. en estos casos. El plazo de la Audiencia de Conciliación es de treinta (30) días calendario contados a partir de la última citación a las partes y puede ser prorrogado por acuerdo de las partes. La concurrencia a la Audiencia de Conciliación es Ley N° 397 29. Recibida la solicitud el Centro de Conciliación designa al conciliador y este a su vez invita a las partes dentro de los cinco días hábiles siguientes.

497 . La Conciliación. salvo las personas que conforme a ley deban actuar a través de representantes legales! y en el caso de personas domiciliadas en el extranjero solo se admite el apersonamiento a la Audiencia de Conciliación a través de apoderado o tratándose de personas jurídicas. quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados.descripción de las controversias! el Acuerdo Conciliatorio. expresas y exigibles. el Acta deberá llevar el nombre y firma del abogado del Centro. en su caso la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a la 24 audiencias! firma y huella digital del conciliador. finalmente. de Conciliación. 398 Ley N° 29. se da por concluida cuando hay acuerdo total de las partes! acuerdo parcial! falta de acuerdo! inasistencia de una parte a dos sesiones o inasistencia de las partes a una sesión. Igualmente. el Conciliador extiende un Acta que se constituye en el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial y su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la ley. cuando asistan a la audiencia! e en el caso de las personas que no saben firmar bastará la huella digital. sea total o parcial. bajo sanción de nulidad. Por consiguiente. de sus representantes legales en el país. identificación y domicilio de las partes! Nombre e identificación — del conciliador! o. estableciendo o de manera precisa los derechos! o deberes u obligaciones ciertas. El acta en ningún caso debe contener las propuestas o la posición de una de las partes respecto de éstas. A concluir el acto conciliatorio. el Acta de Conciliación debe contener el lugar y fecha en la que se suscribe! nombres.. personal. de las partes o de sus representantes legales.

expresas y exigibles que consten en dicha acta son exigibles a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. El conciliador. sólo puede solicitarse tutela jurisdiccional efectiva por las diferencias no resueltas. conduciendo la Audiencia con libertad de acción conforme a los principios establecidos en la ley. los plazos de prescripción y caducidad establecidos en el Código Civil se suspenden a partir de la fecha de presentación de la solicitud de Conciliación Extrajudicial. En los casos de Prescripción y Caducidad. recusación y abstención establecidas en el Código Procesal Civil. CAPA- CITADORES Y CENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONCILIADORES Los Centros de Conciliación son entidades que tienen por objeto ejercer función conciliadora de conformidad Ley N° 399 29. el Centro de capacitación. propicia el proceso de comunicación entre las partes y eventualmente propone fórmulas conciliatorias no obligatorias. 5. En los casos en los que la conciliación concluye con acuerdo parcial.497 . Para ser conciliador se requiere estar capacitado en técnicas de negociación y en medios alternativos de solución de conflictos y su acreditación se efectúa ante el Ministerio de Justicia. Son aplicables a los conciliadores las causales de impedimento. deberes u obligaciones ciertas. DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN. los capacitadores y los Centros de formación El conciliador es la persona capacitada y acreditada que cumple labores en un Centro de Conciliación. debiendo estar adscrito a un Centro de Conciliación autorizado. El acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución y los derechos.

deberá constar en el acta correspondiente. pudiendo suspenderlos o privarlos de sus respectivas facultades. 400 Ley N° 29. cuando éstos no cumplan con lo previsto en la Ley o incurran en faltas éticas. los documentos que acrediten la existencia de la institución y su representación. del cual se podrán • expedir copias certificadas a pedido de parte.con la Ley de Conciliación y pueden se constituidos por las personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro. Igualmente. que. Cada Centro de Conciliación debe llevar un Registro de Actas. el Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización de funcionamiento.497 pérdida o sustracción parcial o total del Acta de . salvo pacto en contrario. deterioro. cuando no se cumpla con lo previsto en la Ley o incurran en falta. registro y supervisión de los Centros de Conciliación y Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores. y en caso de destrucción. la retribución debe ser pagada por quien solicita la conciliación. en su caso. Las instituciones que soliciten la aprobación de centros deben adjuntar a su solicitud debidamente suscrita por su representante legal. el mismo que tiene a su cargo la autorización. La formación y capacitación de conciliadores está a cargo de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia y de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia. que tengan entre sus finalidades el ejercicio de la función conciliadora y si los servicios del Centro son onerosos. el Reglamento del Centro y la relación de conciliadores. registro y supervisión de los capacitadores y con facultad de aplicar las sanciones correspondientes.

los mismos que deben ser remitidos al Ministerio de Justicia. corresponde a los Centros de Conciliación elaborar semestralmente sus resultados estadísticos. difundir la institución de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. La conciliación ante de jueces de paz No obstante la Ley establece vías alternativas. y coordinar con el Ministerio de Justicia los asuntos derivados de la aplicación de la ley. 6. promover la eficiencia de los centros.497 quedado en suspenso de manera tal que el proceso de conciliación ante los Jueces de • Paz Letrado y de Paz aún . Para la legalidad de los Acuerdos. La Junta Nacional de Centros de Conciliación La Ley establece que la Junta Nacional de Centros de Conciliación se constituye como una persona jurídica de derecho privado que integra a los Centros de Conciliación. en la Conciliación Extrajudicial. la misma que será convocada por el Ministro de justicia y tiene como funciones coordinar sus acciones a nivel nacional. la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27398. ha dispuesto que dicho derecho de opción ha Ley N° 401 29. permitiendo a las' partes optar de manera excluyente por los Centros de Conciliación o recurrir ante los Jueces de Paz Letrados. Finalmente. el Centro de Conciliación debe contar por lo menos con un abogado que supervise los acuerdos conciliatorios. exhibidos y difundidos para conocimiento del público. 7. sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.Conciliación y previa comunicación inmediata al Misterio de Justicia este procederá a adoptar las medidas de sanción que establece la ley.

PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO La ley N° 26872 establece el procedimiento de la conciliación extrajudicial de la siguiente forma- 1. Competencia La competencia se rige según lo dispuesto por el art. Ejercicio de autoaprendizaje Entra a la página web del Ministerio de Justicia del Perú y revisa los proyectos de ley que modifican algunos artículos de la Ley 26872. es preciso señalar que la Conciliación se puede llevar a cabo ante el Juez de Paz Letrado y a falta de éstos ante el Juez de Paz. es el mismo establecido para los casos de los Centros de Conciliación y los Juzgados de Paz estarán obligados a contar con un Libro de Registros de Actas de Conciliación.497 consecuencia la solicitud para audiencia conciliatoria deberá ser presentada ante el congreso de Conciliación o Juzgado de Paz Letrado del lugar donde se encuentre o del . 8.no entra vigencia. 14a del Código Procesal Civil -regla general de competencia es decir. El mérito . En todo caso. actuando los jueces como conciliadores.y el proceso de ejecución del acta con acuerdo conciliatorio adoptado ante los jueces. de donde se expedirán las copias certificadas que soliciten las partes. en función del domicilio. en 402 Ley N° 29. sujetos a las responsabilidades disciplinarias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este caso. cuyo tenor es el siguiente. En el tercer párrafo de este artículo . para todos los efectos. Las demás disposiciones sobre competencia territorial. a elección de éste. el reglamento ha establecido los denominados Distritos Conciliatorios.domicilio del solicitante. las partes pueden elegir.497 artículo 12 del reglamento establece que tanto los formatos de . Asimismo. en lo que fueren pertinentes. Actualmente.se establece una excepción a la regla de competencia. el Centro de Conciliación ante el cual plantearán su solicitud. se aplican supletoriamente para la conciliación ante el Juez de Paz Letrado y ante los centros de conciliación. contenidas en el código procesal civil. Los Centros de Conciliación elaborarán formatos de la solicitud de conciliación.Ninguna de las reglas anteriores rige cuando la presentación de la solicitud es conjunta-. debe entenderse que Lima y Callao son un solo distrito conciliatorio. El Ley N° 403 29. con libertad.solicitud de conciliación como las solicitudes por escrito que presenten los solicitantes deberán contener los . 2. Solicitud de conciliación La solicitud de conciliación puede formularse por escrito o en forma verbal. En el resto del país se considerará a cada provincia como un distrito conciliatorio. el artículo 18a del reglamento señala que tratándose de la conciliación ante un Centro. determinando de esta manera la competencia en función al territorio. asimilándolos a los Distritos Judiciales.

domicilio del o de los solicitantes. denominación o razón social. de ser el caso. La pretensión. El nombre y domicilio del representante del solicitante o solicitantes. datos de identidad. los centros de 404 Ley N° 29. 3. indicada con orden y claridad.497 conciliación y los Jueces de Paz Letrados darán fe de la autenticidad de los documentos originales. Tantas copias simples de 'la solicitud. 4. 4. 5. El documento que acredita la representación. En el caso que desee. Los hechos que dieron lugar al conflicto. 3. Copias simples del documento o documentos relacionados con el conflicto. denominación o razón social y domicilio o la del centro de trabajo de la persona o de las personas Con las que se desea conciliar. La firma del solicitante. del representante. o su huella digital. 13a del reglamento señala que a las solicitudes de conciliación se deberá acompañar los siguientes documentos- 1. expuestos en forma precisa. si es analfabeto. Asimismo. ser invitado en una dirección diferente. deberá señalarlo en la solicitud. El nombre. 2. 2. y sus anexos como invitados a conciliar. Copia simple del documento de identidad del solicitante y.siguientes requisitos- 1. 6. Tratándose de temas de familia y de aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de 10 URP. el art. El nombre. en su caso. sin necesidad de .

El nombre. sin emplear abreviaturas. Firma del conciliador. para la audiencia. Día y hora para la audiencia de conciliación. Con respecto a los costos del servicio conciliatorio de ser onerosos serán sufragados por el solicitante salvo que exista pacto expreso en contrario que conste en el acta de conciliación. El asunto sobre el cual se pretende conciliar. 3.dejar copia. denominación o razón social de la persona a invitar y el domicilio. La invitación podrá efectuarla el juzgado de Paz Letrado. 6. Copia simple de la solicitud de conciliación. y deberá Ley N° 405 29. Fecha de la invitación. La denominación o razón social y dirección del Centro de Conciliación o del Juzgado de Paz Letrado. El . 7. Las invitaciones deberán redactarse en forma clara. dentro de los cinco días útiles siguientes. el centro de conciliación deberá designar en el día al conciliador y éste deberá invitar a las partes. 5. 4. 1. Información relacionada con la conciliación en general y sus ventajas en particular. Una vez recibida la solicitud. un empleado del centro de conciliación o una empresa especializada contratada por éste.497 entregarse en el domicilio señalado por el solicitante. denominación o razón social del solicitante de la conciliación . 8. 2. y contendrán* El nombre.

Si al final de dicha sesión. El plazo puede ser prorrogado por acuerdo de las partes. La sola firma de las partes en el Acta significa que han sido debidamente invitadas para la siguiente sesión. no debe convocarse a más sesiones! dándose por concluido el procedimiento de conciliación. Si la audiencia se lleva acabo en más de una sesión.responsable de cursar la invitación dejará constancia escrita del nombre. el conciliador debe promover el diálogo y eventualmente proponerles fórmulas conciliatorias no obligatorias. Si ninguna de las partes acude a la primera sesión. Para la realización de la audiencia de conciliación deberá observarse las siguientes reglas- l. 3. La audiencia de conciliación La conciliación se lleva a cabo en audiencia única. En caso de negativa a recibir la invitación por no domiciliar o no laborar el destinatario en el lugar. 2. Cuando las partes asisten a la primera sesión. 3. El plazo de la audiencia de conciliación es de 30 días calendarios contados a partir de la última citación de las partes. firma e identificación del receptor. 4. las partes manifiestan su deseo 406 Ley N° 29. deberá dejarse expresar constancia de la interrupción en el Acta respectiva.Las partes pueden estar asesoradas por personas de su confianza. la Audiencia y el procedimiento de . sean letrados o no.497 de no conciliar. el responsable dejará constancia escrita de este hecho. sin embrago ésta podrá comprender una o varias sesiones. señalándose en ese momento el día y hora en que continuara la Audiencia.

Si la situación persiste en la segunda sesión. el conciliador debe dar por concluida la audiencia y el procedimiento de conciliación. el centro de conciliación queda obligado a otorgar inmediatamente. Cuando cualquiera de las partes deja de asistir a dos sesiones alternadas o consecutivas. 6. 5. Excep- cionalmente. Concluido la audiencia de conciliación. deberá convocarse a una segunda. allí señalados. 4. surtiendo su declaración efectos directos respecto del representado. copia certificada del Acta. La personas domiciliada en el extranjero puede Ley N° 407 29. el poder debe estar debidamente traducido. deberá darse por concluida la audiencia y el procedimiento de conciliación. y en aplicación del artículo 14a de la ley.497 . por cuenta y en interés del representado. Concurrencia personal a la audiencia La concurrencia a la audiencia de conciliación es personal. su aceptación. se admite la representación para los casos. a cada una de las partes. Cuando se requiera. La representación en el procedimiento de conciliación supone la declaración dé voluntad del representante que interviene a nombre. no siendo necesaria. salvo las personas que conforme a la ley deban actuar a través de representantes legales Por su parte el reglamento señala que el acto conciliatorio es eminentemente personal. Cuando sólo una de las partes acude a la primera sesión.conciliación deben darse por concluidos.

5. que se exprese lo contrario. la facultad de conciliar extrajudicialmente. Lo mismo se aplica a los contratos de mandato con representación. 2. 3. Por decisión motivada del conciliador. debe entenderse que los poderes en los que se hubiera otorgado facultades especiales de representación procesal extrajudicialmente. 4. Acuerdo Parcial de las partes. Por desconocimiento del domicilio del invitado 7. Inasistencia de las partes a una sesión 6. tienen. como para las jurídicas. 5. así como el administrador. Inasistencia de una parte a dos sesiones.facultar a un representante para conciliar. debidamente inscrito. Tanto para las personas naturales. representante legal o presidente del Consejo Directivo de las personas jurídicas reguladas en el Código Civil. Acuerdo total de las partes. La representación se acredita con la copia notarialmente certificada del documento donde conste. Concluido el procedimiento. salvo. el centro queda . Falta de acuerdo entre las partes. El gerente general o los administradores de las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades. Conclusión del procedimiento conciliatorio El procedimiento conciliatorio se da por concluido por- 1. por el sólo mérito de su nombramiento. de acuerdo con el segundo párrafo del art. 14 de la ley.

1.408 Ley N° 29. deberes u obligaciones ciertas. 1. estableciendo de manera precisa los derechos. 6. la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a la audiencia. Requisitos que debe contener el Acta La ley señala que el Acta de conciliación debe tener los siguientes requisitos. 2.497 obligado a otorgar inmediatamente. Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente ley. 4. identificación y domicilio de las partes. a cada una de las partes. quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados. Mérito y ejecución del acta de conciliación 6. bajo sanción de nulidad. sea total o parcial. Descripción de las controversias. expresas y exigiblesí o en su caso. 6. 7. 5.2. . El acuerdo conciliatorio. de las partes o de sus representantes legales. Lugar y fecha en la que se suscribe el acta. En caso de las personas que no saben firmar bastará la huella digital. Nombre e identificación del conciliador. Nombre y firma del abogado del centro de conciliación. Definición de Acta La ley define al Acta como el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial. Nombres. Firma y huella digital del conciliador. 6. cuando asistan a la audiencia. 3. copia certificada del Acta.

713a. enumera los títulos de ejecución^ Art.Ley N° 409 29. Los que señale la ley. 6. En caso.3 Título de Ejecución del Acta La ley establece que el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos. de resoluciones judiciales (art. 713 a. 713a. El mérito de título de ejecución otorgada al acta el máximo grado de ejecutabilidad al acuerdo conciliatorio.497 El Acta en ningún caso podrá contener las propuestas o la posición de una de las partes respecto a éstas. que una sentencia judicial y que un laudo arbitral firme. Las implicancias de esta decisión legislativa son de gran importancia para la conciliación. En virtud del inciso tercero del art. 18a) Por su parte. De esta forma también se quiere evitar procesalizar la conciliación ya que si no se diera . La razón fundamental por la cual se concede el mérito de título de ejecución al acta es facilitar la ejecución de los acuerdos conciliatorios en caso de incumplimiento sin mayor trámite judicial alguno. el código procesal civil. Los laudos arbitrales firmes. el legislador ha decidido otorgarle al acta de conciliación el mismo valor . deberes u obligaciones ciertas. expresas y exigibles que consten en dicha acta son exigibles a través del proceso de ejecución. Son títulos de ejecución-Las resoluciones judiciales firmes. en su art. que el acta se incumpla se podrá exigir al Juez y bajo pedido de parte la ejecución forzosa de la misma.

aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. Si ambas partes inasisten. el incumplimiento del acta se canalizaría a través de un proceso sobre de obligaciones contractuales.Audiencia de conciliación La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo: 1 .497 tal mérito. La audiencia. asimismo. en el plazo de cinco (5) dias hábiles siguientes. Del mismo modo. ordena el cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las partes o. en un lapso no mayor de un (1) mes. inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. asistiendo a la audiencia. cuantas veces sea necesario. no contesta la demanda o el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. . dentro de los treinta (30) días naturales siguientes. El rebelde se int: :brpora al proceso en el estado en que se encuentre. aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada. sin posibilidad de renovar los actos previos. Si el demandante no asiste. pudiendo incluso continuar los días hábiles siguientes. en su defecto. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente. También incurre en rebeldía automática si. continuando la audiencia. sin necesidad de declaración expresa. el juez declara la conclusión del proceso si. ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia. Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez. en el acto. si algún extremo no es controvertido. el demandado puede contestar la demanda.. 2. Si el demandado no asiste incurre automáticamente en rebeldía. Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario hasta que se dé por agotada. Artículo 43°. ■% 410 Ley N° 29. el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo.

en el acto.Ley N° 411 29. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto. solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos.Audiencia de Conciliación Desde el principio se entendió que el ejercicio de la jurisdicción laboral debía fomentar la conciliación entre los derechos y los intereses de las partes! ante todo con la esperanza de mantener la relación de trabajo (resultado rara vez alcanzado en la práctica) pero también para proveer a los interesados una solución rápida y autogestionada de sus conflictos.-Audiencia de juzgamiento La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las etapas de confrontadón de posiciones. o no haberse solucionado. 5 Artículo 44°. el escrito de contestación y sus anexos. haya habido o no contestación. el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio. quedando las partes notificadas en el acto. entrega una copia al demandante. la cual- debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. . y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento. en el marco de la ley y bajo el control jurisdiccional.497 3. dicta el fallo de su sentencia. que la cuestión debatida es solo de derecho. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento. o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos. 1. Si el juez advierte. requiere al demandado para que presente. a cuyo término.

así como ios medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa.Etapa . 5. Si ambas partes inasisten. Artículo 46°. Artículo 45°. Eljuez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de actuación probatoria. el juez declara la conclusión del proceso si.modo: 1.. Luego. ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia. contradicen la demanda. Inmediatamente después. El . presumidos por ley. alegatos y sentencia. Cfr. 3.. el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que. 412 Ley N° 29. 2. recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios.actuación probatoria. por razones procesales o de fondo.de confrontación de posiciones La etapa de confrontación de posiciones se inicia con : una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan. dentro de los treinta (30) días naturales siguientes.Etapa de actuación probatoria La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del iguient . las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas.. p. GUIBOUNG y otros.497 La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Procedimiento Laboral. 4. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos.

juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si.-Alegatos y sentencia Finalizada la actuación probatoria. Se actúan todos los medios probatorios admitidos. señala dia y hora. para la notificación de la sentencia. La actuación probatoria debe concluir en el dia programado. la audiencia continúa dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes. pericia. en forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta {50: minutos. 6. al concluirse. testigos o peritos que corresponda. los abogados presentan oralmente sus alegatos.las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa. incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias. en el orden siguiente: declaración de parte. testigos. hace conocer a las partes el fallo de su sentencia.497 4. señala día y hora. puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles . hora y lugar para su realización citando. sin embargo. empezando por los ofrecidos por el demandante. el juez suspende la audiencia y señala día. 5. Ley N° 413 29. Asu vez. Artículo 47°. Si agotada la actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial. el juez. en el momento. por la complejidad del caso. reconocimiento y exhibición de documentos. dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes para los alegatos y sentencia. a las partes. Concluidos los alegatos. Excepcionalmente. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa. si la actuación no se hubiese agotado. La inspección judicial puede ser grabada en audio y video o recogida en acta con anotación de las observaciones constatadas.

La notificación de la sentencia debe producirse en el día>> hora indicados. . lo cual informa en el acto citando a las partes para que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia. bajo responsabilidad.posteriores.

La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral. con las siguientes precisiones: 1.414 Ley N° 29. para .juezpuede. excepcionalmente. 2. en dicho orden. el juez emite resolución disponiendo: a) La admisión de la demanda. Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante el. correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia de la contestación y sus anexos. Artículo 49°. con la diferencia de que la contestación de la demanda no se realiza en este acto.Audiencia única La audiencia única se estructura a partir de las audiencias de conciliación y juzga miento del proceso ordinario laboral. sino dentro del plazo concedido. la cual debe ser fijada entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda. b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles. las cuales se realizan. otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos. fijar fecha para la continuación de la audiencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si. probatoria.. Comprende y concentra las etapas de conciliación. una seguida de la otra. confrontación de posiciones. actuación.497 CAPÍTULO II PROCESO ABREVIADO LABORAL Artículo 48°.-Traslado y citación a audiencia única Verificados los requisitos de la demanda. y c) la citación a las partes a audiencia única. alegatos y sentencia.

la sala laboral verifica si esta se ha interpuesto dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes de haberse notificado el laudo arbitral que haciendo las veces de convenio colectivo resuelve el conflicto económico o de creación de derechos. en caso contrario.-Admisión de la demanda Además de los requisitos de la demanda. Esta resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles. b) el emplazamiento al demandado para que conteste . Los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los documentos. declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. la sala laboral emite resolución disponiendo: a) La admisión de la demanda.Ley N° 415 29. o su aclaración. CAPÍTULO III PROCESO IMPUGNATIVO DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS Artículo 50°.497 la actuación de aquella se requiriese de la evacuación de un informe pericial. los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos de demanda y contestación. Artículo 51°.-Traslado y contestación Verificados los requisitos de la demanda. siendo carga del demandante la gestión correspondiente.

citando a las partes para alegatos y sentencia. antes de iniciado un proceso o dentro de este. . lo cual se lleva a cabo de igual modo a lo regulado en el proceso ordinario laboral. 416 Ley N° 29.todo juez puede dictar medida cautelar.Improcedencia del recurso de casación Contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República no procede el recurso de casación. CAPITULO IV PROCESO CAUTELAR Artículo 54°..497 Artículo 52°. Para tal efecto señala día y hora. destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte.Aspectos generales A pedido de parate. Artículo 53°.Trámite y sentencia de primera Instancia La sala laboral. contestación y los documentos acompañados. expongan sobre lo que consideren conveniente.. dicta sentencia por el solo mérito de los escritos de demanda. dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de contestada la demanda. de estimarlo conveniente y dentro del mismo plazo.. dentro del plazo indicado.la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles. y c) la notificación a los arbitros para que.

cuidando que sea la mas adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal.497 Artículo 55o. considerándose ejecutada la sentencia. b)estar gestionando la conformación de una organización sindical. también puede dictarta si el demandante cumple los siguientes requisitos: a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical. . de innovar o de no innovar. Sin embargo. Ley N° 417 29. madre gestante o persona con discapacidad. En consecuencia son procedente además de las medidas cautelares reguladas en este capitulo cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal." Medida especial* de reposición provisional El juez puede dictar. y c) el fundamento de la demanda es verosímil. entre otras medidas cautelares. fuera o dentro del proceso. e incluso una genérica no prevista en las normas procesales. Cumplido los requisitos. sea esta para futura ejecución forzada. Si la sentencia firme declara fundada la demanda. temporal sobre el fondo. el juez puede dicta cualquier tipo de medida cautelar. menor de edad. cumplidos los requisitos ordinarios. una medida de reposición provisional. se conservan los efectos de la medida de reposición.

MEDIDAS CAUTELARES: REPOSICIONES PREVENTIVAS Reposición provisional cumplidos los requisitos ordinarios y también en caso: (i) despido de dirigente sindical. (iii) Fundamento de la demanda es verosímil. madre gestante o persona discapacitada. (ii) Estar gestionando la conformación de un sindicato. con cargo a la CTS. (ii) la remuneración mensual percibida sea o haya sido superior a las 70 URP (S/. . Juez puede disponer entrega de asignación provisional mensual. 25.200. El monto es fijado por éste y no podrá exceder de la última remuneración ordinaria mensual del trabajador.00). menor de edad. En los procesos en los cuales se pretende la reposición. ARBITRAJE EN CONFLCITOS LABORALES Controversias laborales puede ser sometidas a arbitraje. siempre que: (i) el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y.

. Si la sentencia firme ordena la reposición. el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última remuneración ordinaria mensual peribidapor el trabajador..497 419 Artículo 56°.Títulos ejecutivos Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos: . se deduce la asignación percibida.Asignación provisional De modo especial. CAPITULO V PROCESO DE EJECUCIÓN Artículo 57°. con cargo a la Compensación pro Tiempo de Servicios (CTS). en los procesos en los que se pretende la reposición.Ley N° 29. el empleador restituye el depósito más sus intereses y en caso de ordenarse el pago de las remuneraciones devengadas .

privada o administrativa. resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral. haciendo las veces de sentencia.497 PROCESO DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES En el proceso de ejecución de resoluciones judiciales son títulos de . f) el acta de conciliación extrajudicial. y g) la liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones. 420 Ley N° 29. b) las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones. a) Las resoluciones judiciales firmes. b) Las actas de conciliación judicial. c) el documento privado que contenga una transacción extrajudicial. a) los laudos arbitrales firmes que.

éste se encuentre vencido. 2. y 3. quedando en consecuencia firme la sentencia de primera instancia. cuando habiéndose concedido el recurso interpuesto éste ha sido declarado desierto por no haberse expresado agravios.. 2 o) que si tiene plazo para su cumplimiento. cuando las partes..los que la ley señale. Condiciones de la ejecución Los requisitos para que proceda la ejecución son.ejecución y no títulos ejecutivos- I. 3 o) que se proceda a pedido de parte interesada.. 1. o cuando se ha producido la perención de la instancia por haber transcurrido los plazos legales sin elevarse los autos al . Estos títulos de ejecución se ejecutarán a pedido de parte. Se dice que la sentencia dictada por el juez de primera instancia ha quedado consentida.I o) que la sentencia haya sido consentida o esté ejecutoriada.las resoluciones judiciales firmes. han dejado transcurrir los plazos legales sin interponer recursos para ante el superior.los laudos arbitrales firmes. después de notificadas.

el juez no puede proceder a la ejecución de la sentencia sino a pedido de la parte interesada. La sentencia queda ejecutoriada. En tales casos la sentencia de segunda instancia se substituye a la del inferior y puede ser ejecutada. Como consecuencia del principio dispositivo que inspira nuestras instituciones procesales. . porque contra ella no cabe ningún recurso. pendiente el recurso de apelación. salvo los casos en que por disposición de la ley el recurso se concediere al solo efecto devolutivo. del ejercicio de una acción ejecutiva que tiene como fundamento la sentencia. o aquél la hubiese revocado si era absolutoria. Se trata. porque entonces puede ejecutarse provisionalmente. la sentencia en el proceso de alimentos y litisexpensas. en efecto. la ejecu- Ley N° 29.497 421 ción no procede. En tales casos la ejecución de la sentencia es procedente porque ha pasado en autoridad de cosa juzgada. cuando fuese confirmada por el tribunal de apelación si la de primera instancia era condenatoria. Por el contrario.superior. y que sólo puede ser ejercida por aquel a quien se reconoce titular del derecho contra el que se declara sujeto pasivo de éste. salvo el de casación.

y la obligación cuyo cumplimiento se exige. Sentencia que condena al pago de cantidad líquida . puede examinar los motivos de ella para fijar el alcance de la parte dispositiva. Juez competente Los títulos de ejecución judicial se ejecutan ante el juez de la demanda. 3. Facultades del juez de la ejecución Los poderes del juez de la ejecución están delimitados por los términos de la sentencia. tiene la facultad de interpretar la sentencia. de los que no puede apartarse en virtud de la cosa juzgada. Pero el juez de la ejecución. y aun para rectificar el error material cuando ello no se altere la substancia de la decisión. En ella están consignados los sujetos activo y pasivo de la ejecución.2. por ser un órgano 422 Ley N° 29.497 jurisdiccional. 4.

1. Agrega el art. podrá procederse a hacer efectiva la primera. siempre que de la sentencia misma se infiera el monto de la liquidación. Pero. sin esperar que se liquide la segunda. formándose incidente por separado respecto de las demás condenaciones. en la forma establecida en la sentencia. comprendidos los honorarios regulados y los intereses. o a hacer o a entregar alguna cosa. se considera que también hay cantidad líquida cuando su determinación es posible mediante una operación numérica en base a las constancias de la sentencia. cuando la sentencia condena a pagar una suma determinada. si no fuese posible ejecutarlas simultáneamente. Se entiende que hay cantidad líquida. 4. A este efecto se preparará la ejecución presentándose por el interesado una liquidación en la que se incluirán las costas. de acuerdo con la disposición citada. En tales supuestos puede ejecutarse la cantidad líquida. 697 del Código Procesal Civil que^ Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida. Una sentencia puede condenar al mismo tiempo al pago dé una cantidad líquida y otra ilíquida. aun cuando éste no estuviera expresado numéricamente. Por . Cuándo hay cantidad líquida Se entenderá que hay condenación al pago de cantidad líquida.

5. sólo se refiere a condenaciones dictadas contra una misma parte. Ley N° 29. Sentencia que condena a hacer o no hacer 5.497 423 si una sentencia condena al pago de una cantidad líquida y a la entrega de un bien nada impide que se substancie en los mismos autos. a la vez.ejemplo. se hará a su costa. pues se colocaría al demandado en una condición de desigualdad al no poder hacer valer la compensación del crédito que resulte en su favor una vez aprobada la rendición de cuentas. pero no al caso en que se condene al demandado a una suma líquida o fácilmente liquidable. si el condenado no cumpliese con lo que se le ordene para la ejecución de la sentencia dentro del plazo que el juez señale.1. Obligaciones de hacer En caso que la sentencia contuviese condena de hacer alguna cosa. o se le . al actor a rendir cuentas a aquél y de cuyo resultado ha de surgir eventualmente un crédito en favor de una u otra parte. y. El derecho de ejecutar condenaciones de importe líquido en parte e ilíquido en el resto.

La sentencia debe contener el plazo dentro del cual el deudor debe ejecutar el hecho. y. o se tuviese lo ejecutado por no hecho. el acreedor puede elegir entre pedir autorización para mandarlo hacer por un tercero a costa del deudor o exigir a éste el pago de los daños y perjuicios.497 lo hiciere de otra manera lo ejecutado se tendrá por no hecho o podrá destruirse lo que fuese mal hecho. se aplicarán las reglas establecidas. Para hacer efectiva la indemnización. el acreedor puede pedir que el juez lo fije teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso. a elección del acreedor. Si el deudor se abstuviese de ejecutar el hecho. porque si se condenara a escriturar bajo apercibimiento . según que la sentencia haya fijado o no la importancia de los perjuicios para el caso de inejecución.obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución. en su defecto. La sentencia debe contener apercibimiento expreso de que se otorgará la escritura por el juez. porque si 424 Ley N° 29. El deudor debe ejecutar el hecho dentro de ese plazo y de acuerdo con los términos de la sentencia.

el acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor. y a costa del deudor.de resolverse la obligación en el pago de daños y perjuicios. la obligación se extingue. Ley N° 29.2. Si no fuese posible destruir lo que se hubiese hecho. si fuese posible. o si éste hubiese sido obligado a ejecutarlo. Sentencia que condena a dar .497 425 5. De acuerdo con las disposiciones del código civil. el acreedor tendrá opción a pedir que se reponga las cosas al estado en que se hallaban. Si el hecho fuese ejecutado por culpa del deudor. y el obligado la quebrantase. si la obligación fuese de no hacer y la omisión del hecho resultare imposible sin culpa del deudor. no podrán modificarse después los términos de la sentencia. Obligaciones de no hacer Si la sentencia condenase a no hacer alguna cosa.3. el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que le trajere la ejecución del hecho. 5. o que se indemnicen los daños y perjuicios.

Esta es la primera división de los procesos en su faz ejecutiva. 7. el ejecutante podrá pedir el pago del precio con los daños y perjuicios. se le obligará a la entrega del precio. con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. se librará el correspondiente mandamiento para desapoderar de ella al obligado! y caso que esto no pudiese verificarse. 6. si no estuviese fijado en los autos. Pago del precio y daños y perjuicios Si el desapoderamiento se hiciese imposible por cualquier circunstancia. Cuando la condena sea de entregar alguna cosa. . El precio se determinará por peritos. aun con el auxilio de la fuerza pública. por ejemplo- haberse enajenado el bien litigioso a un tercero de buena fe. Títulos judiciales y procesos de ejecución de sentencia La sentencia determina un proceso de ejecución regulado por el código procesal civil en forma independiente. previa la evaluación necesaria.

la naturaleza jurídica de la . Concepto de sentencia firme Para que una sentencia pueda ejecutarse tiene que encontrarse firme. las partes dejan transcurrir los términos procesales —sin interponer los recursos— es porque han consentido el pronunciamiento. Si. notificada una sentencia. recursos.. II. en doctrina.2.La sentencia esté consentida 426 Ley N° 29.497 Contra las decisiones que causan gravamen las partes tienen medios de impugnación. se dice que la sentencia se encuentra ejecutoriada.8.La sentencia esté ejecutoriada Cuando las partes han interpuesto los recursos. 8. Para que ello ocurra resulta necesario que^ I. Sentencia no firme Se ha discutido largamente. es decir.1.. y luego el tribunal superior —contra el que no cabe recurso— dicta resolución conformando o revocando el fallo. los que han importado adquisición de competencia por un tribunal ad quo. La sentencia como título ejecutorio 8.

es un acto jurídico sujeto a condición suspensiva. cit. no produce efectos jurídicos hasta que se cumpla la condición! en este caso. UGO.1. ROCCO. — Acto sujeto a condición suspensiva Se ha entendido que la sentencia pendiente de recurso es un acto bajo condición suspensiva. frente a la de segundo grado.. a pesar de estar . Ley N° 29. 389. 1. Como todo acto sujeto a una condición de tal tipo. por tanto. están en suspenso hasta la verificación de un determinado hecho (falta de interposición de la apelación). p.. Tratado. cuyos efectos. que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada.6 6.497 427 Se ha criticado esta teoría en razón de que^ a) Hay sentencia cuya ejecución no se suspende.sentencia sujeta a recurso. Con acierto se ha dicho que se ha resuelto la cuestión en el sentido de que la sentencia de primer grado..

puesto que desde el primer momento tiene todas las cualidades necesarias para vivir establemente y llegar a ser inrrevocable.8 Esta tesis merece serias objeciones. toda sentencia posee su propia y natural autoridad legítima. Tal lo que sucede en las ejecuciones bajo fianza y en el proceso especial de alimentos. es más bien un elemento — que necesita de otros— para la formulación definitiva de la norma individual. En esta posibilidad estaría la condición resolutoria. a saber: a) El hecho normal de que la sentencia recurrida esté suspendida en sus efectos importa que no pueda ser asimilada a una condición resolutoria.pendientes de recurso. . Se supedita a un hecho incierto y futuro la resolución de un derecho adquirido. Acto sujeto a condición resolutoria Para Mortara. que importa una sentencia no ejecutoriada. si la obra fiscalizadora y correctora de otro órgano superior no la modifica. b) No estamos ante un acto jurídico con efectos inmediatos. b) El simple acto del magistrado. en oposición a lo que importa el acto sujeto a condición resolutoria.7 9.

.9 d) Tesis de Ugo Rocco.497 c) La sentencia sujeta a recurso es un simple ele mento CHIOVENDA ha sostenido que la sentencia sujeta a gravamen es más bien un elemento que con el concurso de otro elemento (el término) llegará a ser la declaración del derecho. por consiguiente. cit. Ob. 428 Ley N° 29. en virtud de la posibilidad de dos grados de jurisdicción. p. Principios de derecho.. 389.cit. tiene efectos limitados y parciales mientras sea posible otro acto distinto de declaración del derecho (sentencia de segundo grado). con propia fuerza obligatoria! pero. 8. Ha dicho Calamandrei que los antiguos doctores enseñaban que la interposición de la appellatio bastaba para reducir a la nada la sentencia de . t. JOSÉ CHIOVENDA. p. 516. Acto perfecto. una sentencia sujeta a revocación. La sentencia sujeta a recurso es. Ugo Rocco sostiene que la sentencia sujeta a gravamen es un acto jurídico perfecto.. 2. 7. mediante la sentencia sujeta a tales gravámenes tenemos simplemente una situación jurídica.. MORTARA.

Op. la sentencia sujeta a recurso no es un acto perfecto.. CHIOVENDA. No creemos 9. Ley N° 29.. p. CALAMANDREI. 443. 516. en Estudios. 10 En realidad. pendiente la apelación. El hecho de que la sentencia apelada pueda ejecutarse. cit. . b) No puede ignorarse que. 10. no quita que pueda ser modificada. a) No puede negarse que una sentencia ha sido dictada.primer grado y para llevar de nuevo la causa ad términos litis contestatae.497 429 que pueda ser superada la teoría que asimila la sentencia a un acto sujeto a condición suspensiva. p. Se asemeja más a un acto bajo condición suspensiva. que a un acto complejo y con efectos plenos.. no tiene efectos jurídicos. cit. Vicios de la sentencia y medios de gravamen.

d) Cumplida la condición —falta de interposición de los recursos. así como las transacciones hechas entre las partes de un litigio. las multas procesales y el cobro de honorarios en concepto de costos. después que hayan sido debidamente homologadas. el segundo puede recurrir a la justicia para que lo ayude a lograr su pleno resarcimiento mediante la ejecución plena de la sentencia. confirmación—. Títulos de ejecución Los títulos de ejecución se relacionan específica e históricamente con las "sentencias de condena" y con el consiguiente proceso de ejecución de las mismas. Las sentencias firmas son ejecutivas. 10. Si no lo hace en forma voluntaria. la sentencia produce sus efectos jurídicos totales que se retrotraen a la fecha de su pronunciamiento. Las "sentencias de condena" o "sentencias exigibles" imponen al vencido el peso de una obligación que le es necesario cumplir para que quede satisfecho el interés legitimo del vencedor. . según lo que disponga el pronunciamiento.c) La ejecución provisional no modifica estas conclusiones. y aun más lejos.

las declarativas y las constitutivas no lo son.430 Ley N° 29. Cabe destacar que las sentencias ejecutables son las de condena. consagra positivamente el laudo arbitral como título ejecutorio. Para que haya título ejecutivo es necesario que la sentencia judicial o el laudo arbitral estén consentidos o ejecutoriados. Sentencias de ejecución bilateral . por consiguiente. Como órgano jurisdiccional.497 11. el juez está investido de la facultad de interpretar la sentencia y examinar sus motivos para fijar el alcance de su parte dispositiva. porque no requieren un proceso ulterior de ejecución. Poderes del juez Los términos de la sentencia son los que establecen los límites de la ejecución. Ámbito Esta norma se refiere a sentencias judiciales y laudos arbitrales. 13. 12.

Por ejemplo. Si no lo establece. implícitamente. Condena sin plazo de cumplimiento La sentencia debe fijar un plazo. Son aquellas en que tanto el vencedor como el vencido deben llevar a cabo actos para que la ejecución queda cumplida. . el ofrecimiento de cumplir la obligación que le incumbre al demandante. cuando se condena el pago del saldo de precio de una compraventa. en la ejecución de sentencia se puede disponer las medidas necesarias para que el vendedor escriture. 14. habida cuenta de que su acción importa.

1 432 Ley N° 29. a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia. . de los laudos arbitrales firmes y los que la ley señale es competente el juez de la demanda.497 . y se la ejecuta desde que queda consentida o ejecutoriada. Esta actitud implica que queda firme la parte de la condena no recurrida.497 se presume que aquélla es de cumplimiento inmediato. No es necesario que se fije un plazo para su exigibilidad. Competencia La competencia es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Couture la define como medida de jurisdicción asignada a un órgano de Poder Judicial. La condena parcialmente firme puede ser ejecutada.Ley N° 29. o se recurre parcialmente mediante el recurso extraordinario. Constituye una consecuencia de su conocimiento en el proceso cuyo fallo es efectivizado por la ejecución. de la cantidad y del lugar. 16. Ejecución parcial Algunas veces se apela sólo respecto de una parte de la condena. 17. 15. y esa parte de ella constituye un título de ejecución. Para la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. en el cual debe constar que ha recaído sentencia firma respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido. es el juez competente de la ejecución. Juez que dictó la sentencia En principio. representado por un testimonio que expide el secretario.

cuando el tiempo se agota sin que el condenado haya cumplido la prestación a la cual se lo condenó. Ejecución forzada El transcurso del plazo constituye una condición de la ejecución. 19. Para decidir sobre la competencia no interesa. se procederá . el Juez debe adecuar el apercibimiento a los fines específicos del cumplimiento de lo resuelto. por su conexidad y recíproca influencia.497 establece que si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada. entonces. conexos. cuyos correspondientes procedimientos de ejecución son comunes a todas.. Contenido del Mandato de Ejecución El mandato de ejecución deberá contener: 1. la fecha de las respectivas sentencias. 21. de lo contrario. iniciados con posterioridad.el apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.. siempre y cuando el mandato de ejecución contuviera exigencia patrimonial. por tanto. 2. Juez del principal Es el juez del proceso que se inició primero con relación a otros. No se lo considera encuadrado entre los plazos procesales legislados.la exigencia al ejecutado para que cumpla con su obligación. Este plazo es judicial. el plazo que fija el juez debe ser computado como si se tratase del correspondiente a una obligación. Ejecución de suma líquida En el artículo 716 del Código Procesal Civil se Ley N° 433 29. 20. porque la litis contestatio no produce novación y.18.

La dos concepciones se complementan porque-* 1. 7. de acuerdo a las pautas de la sentencia. 4. Concepto Procesalmente la liquidación no es más que el acto por el cual el tribunal establece el monto aritmético de la condena contenida en la sentencia. por el que consideramos que la liquidación es el acto procesal en virtud del cual y de acuerdo a las pautas de la sentencia se determina aritméticamente la suma que debe oblar el vencido.La liquidación determina cualitativa y cuantita- tivamente la deuda. 2. la suma que debe abonar el vencido. 22.. 434 Ley N° 29. Entiende que la liquidación determina. sin perjuicio del reajuste que corresponda hasta su efectivo cumplimiento. se procederá con arreglo a lo dispuesto para la ejecución forzada.. tornando cierto el monto de lo que debe percibir o asignarse al vencedor y .Torna cierto el monto incierto de la sentencia... pues la liquidación importa un acto procesal.Es procesal. 6. 8..Convierte aritméticamente el derecho cierto..El contenido de la liquidación está limitado por la sentencia..La liquidación implica un proyecto de distribución para asignar o atribuir una suma de dinero al o los ejecutantes. La liquidación.. judicial o extrajudicialmente.Es del tribunal aunque la practiquen las partes. Si ya hubiese bien cautelado.con arreglo a lo establecido sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. 5.497 Podemos establecer un concepto aproximativo. 3.Es provisional aunque sea definitiva.

no siendo inmutable ni teniendo los efectos de la cosa juzgada ni la preclusión. Es así que.sin perjuicio de eventuales modificaciones. el magistrado puede y debe juzgar la conveniencia de ésta. sin mayor fundamento. La liquidación no tiene la jerarquía de fallo con autoridad de cosa juzgada. En contra de esta tesitura. Naturaleza de la liquidación Una liquidación. Se ha indicado —en este sentido— que es factible rectificar una liquidación aprobada antes de verificarse el pago. su adecuación y ajuste a la sentencia que se ejecuta. 23. pues no a toda resolución puede reconocérsele fuerza de inmutabilidad. debe rectificarse una liquidación aprobada "en cuanto hubiere lugar" cuando su monto total por error de su autor. lo forman partidas inaceptables. no causa estado. si se hubiere incurrido en error al practicarla. a pesar de no haber impugnación a una planilla. Siempre se practica "en cuanto ha lugar por derecho". Pues como ni el derecho ni la moral permiten enriquecimientos sin causa. Los errores aritméticos pueden corregirse en todo tiempo. aunque sea definitiva. y de allí concluir su decisión. se ha indicado que una vez firme y aprobada la liquida- .

Ley N° 29. 24. aun de oficio. Rubros que normalmente aparecen en una liquidación y sucinta explicación de los mismos a) El capital El capital es el monto por el cual prospera la demanda. razón por la cual es admisible su ulterior rectificación. modificar las bases establecidas en la sentencia para practicarla. para fijar la suma de la ejecución. 24. impidiendo la preclusión procesal volver a lo resuelto definitivamente y. la liquidación la practica el vencedor. Parte que practica la liquidación 24. no resultando necesario que existan fondos depositados.3. siempre que ello no importe.1 El ejecutante vencedor En principio. en igual sentido. pautas y modelo de liquidación Ya sea que la liquidación la practique el ejecutante o el ejecutado. Forma. resulta extemporánea la objeción sobre la tasa de intereses cuando es intimado de pago.2. en consecuencia. que usualmente está expresado en números. 24. desde luego.497 ción.497 . que la resolución aprobatoria de la liquidación no adquiere eficacia de cosa juzgada. El ejecutante puede practicar liquidación. La parte 436 Ley N° 29. Palacio puntualiza. Es que. cuando se trata de suma ilíquida. hay al respecto cosa juzgada. la misma debe sujetarse a bases que están señaladas por el título ejecutorio. la liquidación es una acto procesal de importancia y necesario en el trámite para establecer el monto del embargo ejecutorio. sea sentencia u homologación.

Este capital aparece como determinado (líquido).. en forma casi unánimee.. la doctrina y la jurisprudencia. en concepto de . aun después de la sentencia. y condenar a ... Como bien se ha sostenido. Es que corresponde acordar el reajuste de la indemnización de daños —o de otro crédito— que resulte de una sentencia.497 car para la corrección. que de hecho accidental ha llegado a ser un hecho notorio.. que persigue el resarcimiento integral del crédito mediando incumplimiento de las obligaciones del deudor. han considerado el carácter de hecho notorio que asume la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Si la depreciación se ha solicitado durante el proceso. pues ello no implica desconocer los efectos de la cosa juzgada desde que ésta tiende a amparar más que el texto formal del fallo. la solución real prevista por el juez..dispositiva de una sentencia dice: Hacer lugar a la demanda. la sentencia debe contener dos aspectos importantísimos: a) La determinación del índice a apli- Ley N° 437 29.a pagar al primero la suma de nuevos soles.. sin embargo. Se ha admitido la depreciación en cualquier etapa del proceso.. la inflación convive con el individuo y reduce progresivamente su capital. b) La depreciación monetaria (el capital actualizado) Como un fenómeno de la época. no obstante que el mismo se haya solicitado en el trámite de ejecución del fallo. . y b) El período que debe cubrir la indexación. en la actualidad sólo refleja un valor nominal al tiempo de interposición de la demanda o de los hechos que la determinaron.

Pero dentro de la comunidad jurídica en que viven los . la sentencia sólo produce efectos jurídicos dentro de ese territorio! y. 26.497 tiene por límites los del territorio en el cual se ejerce. recíprocamente no se admite en él los efectos de la sentencia pronunciada por un juez extranjero. Resoluciones judiciales extranjeras En el artículo 719 del Código Procesal Civil se dispone que las resoluciones judiciales extranjeras reco- nocidas por tribunales nacionales se ejecutarán siguiendo el procedimiento establecido para ello en el Código Procesal. Contradicción Puede formularse contradicción al mandato de eje- cución dentro de tres días de notificado. Escrito de contradicción Al escrito de contradicción se anexara el documento que acredite el cumplimiento o extinción alegados. con contestación o sin ella. sólo si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación.1. Ejecución de sentencias extranjeras. La resolución que la declara fundada la contradicción. 27.2. Concepto La jurisdicción emana de la soberanía. De lo contrario ésta se declarará inadmisible. Trámite de la contradicción De la contradicción se confiere por tres días y. se resolverá mandando seguir adelante la ejecución o declarando fundada la contradicción. 26.25. y como ésta 438 Ley N° 29. 26. La resolución que la declara fundada es apelable con efecto suspensivo.

el llamado estado de comunidad. Legislación comparada El examen de su evolución histórica demuestra que esta institución se ha formado a través de distintas etapas. por último. no es posible desconocer. posteriormente. desde que el tratado forma parte de la legislación nacional. de no acordarse a la sentencia efectos extraterritoriales desaparecería la seguridad de los derechos. si bien difieren en cuanto a los requisitos que exigen para ello. Es así como puede señalarse un primer período de franca hostilidad. pues bastaría para eludirlos substraerse a la jurisdicción del juez que la pronunció.497 se vulnera la soberanía. más tarde surgió el principio de la reciprocidad legislativa. porque con ello no Ley N° 439 29. la ejecución es permitida siempre que el país donde la sentencia se hubiese pronunciado lo autorice en las mismas condiciones. en el que la ejecución es admitida con sólo el cumplimiento de . que así como las leyes traspasan las fronteras y los jueces se ven a menudo precisados a aplicar las de otros países.pueblos modernos. de las que aun existen rastros en el derecho positivo. la celebración de tratados favoreció su reconocimiento. de seguridad jurídica y de conveniencia recíproca. 28. y que comienza por el desconocimiento absoluto de la sentencia extranjera y termina con la admisión plena de su eficacia. pues. cualquiera que sea su naturaleza. Por razones. en el que no se permite la ejecución de la sentencia dictada por el juez de otro país. casi todos los Estados reconocen validez a las sentencias pronunciadas en el extranjero y permiten su ejecución como si hubiesen sido dictadas por sus propios jueces. según la cual.

como no sea el respeto al pronunciamiento del juez extranjero. las sentencias de los tribunales extranjeros no tienen ningún valor. promover un nuevo proceso de acuerdo con la legislación nacional. como ocurriría tratándose de las cuestiones relativas al estado de las personas. lo que se explica desde que no es posible que un Estado permita la ejecución en su territorio de la sentencia dictada por un juez de otro Estado sin verificar si se han respetado las garantías mínimas establecidas por sus propias leyes para la defensa de los derechos ante la justicia. En algunos países. es . en consecuencia. Necesidad del exequátur Casi todas las legislaciones imponen determinados requisitos para admitir la eficacia de la sentencia extranjera. Tampoco cuando se la agrega al proceso como medio de prueba de un hecho. le concederá el exequátur. Pero es necesario hacer un distingo. y. en este último caso. es decir. en caso afirmativo. a menos que la sentencia no produzca efecto sin el cumplimiento de un formalidad previa. y es necesario. Noruega y Portugal. pero. autorizará la ejecución. porque el exe- quátur es indispensable cuando se trata de cumplir una sentencia como acción (actio iudicati). 29. en tanto que en el segundo nada se exige. antes de proceder a la ejecución de la sentencia.497 la opone como excepción (cosa juzgada). pero no cuando se 440 Ley N° 29.requisitos formales. Tal ocurre en Suecia. el tribunal debe constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Por consiguiente. En el primer caso se requiere un acto de compulsión contra la parte. aunque la jurisprudencia tiende a inclinarse en el sentido de la reciprocidad.

497 su defecto.. se la ejecuta con buen éxito. Artículo 58'. que todo lo anterior es prácticamente inútil si la decisión no se lleva a la práctica. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral. en el todo o en parte.. a nombre del juzgado y en la cuenta del proceso. . "Para iniciar un litigio hace falta bolsa de banquero. Cuando esta obligación deja de cumplirse.. piernas de febrel. pero la ultima indica. el deudor respetuoso de la ley y poseedor de los medios para obedecerla deposita. con elocuente síntesis.Las primeras condiciones hablan del proeso de conocimiento de las penurias que él exige al ciudadano! las penúltimas. saber exponerla. en Ley N° 441 29.evidente que el juez goza de entera libertad para apreciar su eficacia. es competente el juez especializado de trabajo de turno. intereses y costas. y deudor que pueda pagar".Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial Las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. de la jurisdicción y de las condiciones del juzgador hasta obtgener la sentencia. el dinero que fuera requerido. Un antiguo epigrama italiana sintetizaba de esta manera el proceso judicial desde el punto de vista del sufrido litigante. encontrar quien la entienda y la quiere dar. paciencia de peregrino) tener razón. Al recibir la correspondiente notificación. La ejecución de una sentencia se prepara con la liquidación que traduce en números concretos lo que el condenado adeude por capital. si no se la cumple o.

un sistema de resolución de conflictos. Artículo 59°. se plantean en términos 442 Ley N° 29..un método. Producido un diferendo. convertir lo embargado en dinero líquido (subasta) y obtener finalmente el valor adeudado (cobro de giro judicial). Va de suyo que nos estamos refiriendo a un sistema en el cual las partes requieren un auxilio externo para compatibilizar sus . secuestro de cosas muebles). una contienda de intereses entre dos o más partes. Concepto de arbitraje 1.uno mediante un acuerdo de voluntades entre las mismas partes en conflicto. Es un mecanismo mediante el cual se resuelven los conflictos por particulares que no revisten la calidad de jueces estatales. desposeer al deudor de tales bienes (depósito de fondos. En el primer caso estamos en presencia de un método denominado de autocomposición.1. 1.497 generales dos modos de resolverlo. controlar y en ocasiones ejercer las medidas conducentes al cobro de su crédito- verificar e inmovilizar bienes de su deudor hasta la concurrencia de lo adecuado (traba de embargo).corresponde al acreedor pedir.Ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven un conflicto jurídico Los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje. Ubicación inicial El arbitraje es -en una primera aproximación. y otro a través de un tercero que provea la solución.

de los órganos judiciales. Si bien la Constitución Nacional prevé la organización de los tribunales estatales como medio Ley N° 443 29.497 natural de administrar soluciones a los litigios entre particulares o bien entre particulares y el Estado. pues de lo contrario. con exclusión -total o parcial. el arbitraje aparece así como un sistema alternativo. Por lo que llevamos dicho. las garantías y principios que emanan de los arts. sino que aparece la figura de un tercero que desde una posición de neutralidad determina en qué medida corresponden a cada parte los derechos en disputa. ante la necesidad de tener que recurrir a un tercero que resuelva. si las mismas partes pudieran convenir entre sí -y por si. no existiría conflicto. 17 y 19 permiten que en ciertos casos pueda dejarse de lado ese medio.la solución. si no fuera necesario ese auxilio externo. a través del cual pueden ser resueltos determinados conflictos de intereses. El Estado no sólo permite la asunción de facultades jurisdiccionales por los particulares a través del arbitraje. en cualquiera de sus variantes. En la segunda hipótesis nos hallamos ante métodos adversariales o heterocompositivos. No son ya las mismas partes que a través de un acuerdo hacen desaparecer el diferendo. en los cuales existe una decisión de un tercero que zanja la disputa. ejercida por el Estado a través de los órganos del Poder Judicial. o someterse a la jurisdicción arbitral. al menos dos opciones: escoger la vía de la actuación jurisdiccional pública.posiciones. . recurriéndose a otros que los excluyan. No siendo viable la autocomposición. se abren a los litigantes.

497 no exclusivamente reservadas al Poder Judicial.sino que le brinda además un reconocimiento explícito al otorgar a sus decisiones la fuerza de cosa juzgada y poner a su disposición la fuerza coercitiva estatal. es la constitución de una justicia privada por la cual los litigios son sustraídos de la . en • tendiendo que el arbitraje no es una institución a cuyo estudio se pueda entrar utilizando. el apoyo de una definición. eventualmente. Definiciones En la doctrina nacional y extranjera se pueden consultar diversas definiciones de arbitraje. al menos. por un procedimiento en el que prevalece la libertad de las formas y que reviste carácter obligatorio cuando las partes lo han convenido por medio de una cláusula compromisoria. ALVARADO VELLOSO lo conceptúa como un modo de hetero-composición de conflictos que opera como resultado respecto de ellos.en algunas de sus características más salientes. equiparando el trámite de ejecución de los laudos con el dispuesto para las sentencias judiciales. Para el autor francés Jean Robert. mediante el cual aceptan plantear su litigio al arbitro y. como base firme.2. En un reciente fallo se ha definido el arbitraje como un sustituto de la jurisdicción. un principio de autocomposición de los propios interesados. 1. en cuya virtud los arbitros tienen la atribución de sustanciar y decidir contiendas 444 Ley N° 29. que ponen el acento -en mayor o menor medida. acatar su decisión. y al que se llega exclusivamente si media. Destacamos también que existen otros autores -como Ottolenghique señalan la inutilidad de formular definiciones previas.

añadía que no se considerará arbitraje la intervención del tercero que no se haga para . distintos de los establecidos permanentemente por el Estado. por las circunstancias. Y para despejar dudas. por medio del arbitraje una o más personas dan solución a un conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a aceptar su decisión.jurisdicción común. se entiende por arbitraje la institución por la que una o más personas dan solución a un conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a aceptar su decisión". o por un tercero en determinadas ocasiones. elegidos por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio. CREMADES. La ley española de arbitraje de 1953 establecía en su art. y que se verifica ante tribunales especiales. Para GUASP es la resolución de un conflicto que se lleva a cabo por un tercero a cuya decisión las partes se someten voluntariamente. "a los efectos de la presente ley. 2. de la misión de juzgar. PATRICIO AYLWIN AZOCAR lo define como el juicio al que las partes concurren de común acuerdo o por voluntad del legislador. Según BERNARDO M. para ser resueltos por individuos revestidos.

sin necesidad de acudir a la fuerza del Estado. comprometiéndose a acatar la decisión del arbitro. una experiencia secular ha consagrado la eficacia de dar entrada en el 446 Ley N° 29. previo convenio.Ley N° 29. La nueva ley española (de 1988) en su art. A pesar de ser un método de heterocomposición del litigio. las personas naturales o jurídicas pueden someter.497 . Intentando hallar una frase que reúna en un breve concepto lo que debe entenderse por arbitraje. que había de obtenerse ex officio judiéis. a quienes se inviste para ello de facultades jurisdiccionales semejantes a las de aquellos en orden a la resolución de un caso concreto. es necesario -al menos en el arbitraje voluntario-que exista un mínimo principio autocompositivo. en materias de libre disposición conforme a derecho". por la que se desplaza la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los tribunales estatales. al ponerse de acuerdo las partes en someterse a arbitraje. surgidas o que puedan surgir. a la decisión de uno o varios arbitros las cuestiones litigiosas. instituida por la voluntad de las partes o por decisión del legislador. Esta situación ha sido definida con elegante tecnicismo en la Exposición de Motivos de la ley española de arbitraje del 22 de diciembre de 1953. La American Arbitration Association lo define como la remisión de una disputa a una o más personas imparciales para una determinación final y obligatoria.497 445 resolver el conflicto pendiente sino para completar o integrar una relación jurídica aún no definida totalmente. al señalar que cuando ya no es posible un arreglo directo de una eventual contienda. podemos decir que constituye una jurisdicción privada. Io dispone que "mediante el arbitraje. pero quedan zonas de armonía accesibles a terceros.

y presta una serie de servicios sumamente útiles para que la contienda pueda ser resuelta con Ley N° 447 29. quienes-al acordar la resolución de sus disputas por arbitros -o en un momento posterior. a diferencia del ad hoc.3. Arbitraje institucional En el arbitraje institucional.deberán escoger entre dos tipos de sistemas. Arbitros libres o arbitraje institucional Atendiendo primordialmente al modo de elección de los arbitros que actuarán concretamente en un caso. surgen figuras que no son más que variantes de un mismo sistema. En general.497 mayor eficacia.arbitraje libre o ad hoc. la cuestión litigios específica es . gozando de la confianza de los contendientes. se la reserva para aquellos casos en que. 1. no se desconoce ni se menosprecia la labor augusta del juez. sino que precisamente. en orden a determimadas características. pueden recibir de éstos la autoridad necesaria para imponerles una solución satisfactoria. tenemos dos categorías de arbitraje perfectamente diferenciadas. a esta obra pacificadora de terceros que. La determinación del carácter del arbitraje en este aspecto. y arbitraje institucional.cuadro de figuras jurídicas conocidas. dependerá de la decisión de las partes. De este modo. por esta excelsitud de su carácter. En razón de la diversidad de circunstancias en que el arbitraje puede funcionar. como órgano de la soberanía del Estado. desgraciadamente. un tratamiento amistoso no es posible ni siquiera por esta vía indirecta y se hace necesaria la intervención del imperio estatal. existe -intermediando entre los arbitros y las partes-una entidad especializada que administra y organiza el trámite.4. 1.

resuelta por arbitros escogidos por las partes. en la que profesionales especializados en la materia verifican que se hayan cumplido los pasos y formas legales evitando futuras impugnaciones o nulidades. quien podrá tomarlas en cuenta o insistir en su punto de vista. sin la participación directa de la entidad. sin que la entidad como tal tenga ingerencia en ello. se remite a la institución. Los arbitros deciden el pleito conforme su propio criterio y redactan el laudoi pero antes de ser notificado a las partes. Estos son quienes tienen personalmente la tarea de sustanciar y decidir el caso. Un caso particular en ese sentido lo constituye la Cámara de Comercio Internacional. Proveen asimismo todos los servicios de rutina sin los cuales se vería dificultado el comienzo de un arbitraje. fijar 448 Ley N° 29. Por otra parte. Si la decisión de fondo es considerada equivocada o injusta la entidad no tiene atribuciones para modificarla. que a lo largo del tiempo han ido perfeccionando y adaptando las reglas a las necesidades que se plantean en materia de solución de disputas. pero habitualmente hace conocer sus objeciones al arbitro.recibir y notificar la demanda. suele tratarse de instituciones de reconocida versasión y prestigio. habitualmente tienen un reglamento al cual los litigantes se someten y que prevé la mayor parte de las contingencias que pueden ocasionarse en el curso de un procedimiento arbitral. De ordinario proveen formas standard para pactar el arbitraje. Las entidades dedicadas al arbitraje. elegir a los arbitros y resolver las recusaciones que .497 honorarios. que se limita a dar apoyo a las partes y a los arbitros. que prevé un sistema de control más estricto. a través de modelos de cláusula compromisoria y de compromiso arbitral que son el fruto de la experiencia.

Arbitraje ad hoc En el arbitraje denominado libre o ad hoc no existe ninguna institución que administre el sistema. métodos de coerción para el caso de reticencia de alguna de ellas a cooperar o de falta de cumplimiento de las . Para cumplir con su cometido principal -que no es otro que facilitar el arbitraje que las partes han elegido como método para la resolución de sus litigios.5. los procedimientos aplicables. reemplazar arbitros cuando sea necesario por renuncia o vacancia. asegurar el cumplimiento del debido proceso.las normas sobre las que éstos actuarán. con quienes habrán de resolver el conflicto. ni está sometido a ningún mecanismo predeterminado. Arbitraje ad hoc 1. Es frecuente también que sus reglamentos contengan previsiones respecto de la remuneración de los arbitros. encargándose la entidad de elegir el arbitro tercero. el lugar donde se llevará a cabo Ley N° 449 29. Al carecer de una administración formal prestada por un tercero. de entre los cuales las partes podrán escoger aquellos que les merezcan mayor confianza.puedan plantearse.los mecanismos de elección de los arbitros. proveyendo todo lo necesario para que el arbitraje pueda comenzar. de manera que son las propias partes quienes deberán ponerse de acuerdo en las reglas sobre las cuales desarrollará el arbitraje. evitando a las partes la embarazosa situación de tener que tratar directamente.497 y en su caso el idioma. en general. el idioma en que tramitará y. fijar la sede del arbitraje.tienen listas de arbitros. su propia retribución. Deberán prever -por ejemplo. las partes tendrán que darse a sí mismas -y darles a los arbitros.

no sólo al inicio. la falta de acuerdo respecto de cuestiones formales -pero esenciales para poner en 450 Ley N° 29. con el fin de adoptar la forma que más convenga a la naturaleza del asunto. así como el grado de entendimiento que pudiera existir o que puedan presumir que existirá. si esta rara avis se lograse. eventualmente establecer los recursos que cabrán contra el laudo. Cómo escoger uno u otro Ventajas y desventajas de ambos sistemas La elección de uno de estos sistemas requerirá de las partes un conocimiento de las ventajas y desventajas inherentes a cada uno. sino también durante todo el juicio. al decidir que los eventuales conflictos sean resueltos por arbitraje. Todos estos aspectos pueden ser convenidos de antemano. etcétera. puede echar por tierra sus bondades. cuando la disputa se haya producido. Pero como contrapartida.497 marcha el sistema-. la diferencia en lo que hace a los procedimientos sería la misma que podría haber entre un traje hecho a medida y uno pret a portero De lo contrario. Sobre este ultimo punto volveremos más adelante. el arbitraje ad hoc brinda a las partes mayor flexibilidad y libertad en cuanto a la elección de los arbitros y a las reglas que éstos seguirán. En ese sentido. fijar a los arbitros el plazo para anular.resoluciones de los arbitros. o bien con posterioridad.6.entre ellas una vez que el conflicto se haya producido. es menester una cooperación casi total entre ellas. O'Farrell. Al decir de Jorge E. a través de lo que se denomina "compromiso arbitral". 1. llevando a las partes a una sensación de frustración! cuando el fracaso en .

el juicio arbitral ad hoc puede también ser más rápido que el institucionalizado. . que no es posible determinar a priori y en abstracto. buscando los mecanismos más idóneos o que mejor se adapten a las particularidades del caso. y de la prudente ponderación que las partes hagan de las circunstancias apuntadas. con la participación de una entidad que administre el sistema. Ley N° 451 29. mueran o puedan entrar en conflicto de intereses con alguna de las partes. en la medida que permite a las partes armar un procedimiento pensado específicamente para ese litigio. al remitirse las partes a reglamentos ya elaborados. en este sistema. seguramente.en caso de dificultades surgidas durante el proceso.497 De manera. se corre el riesgo de que los arbitros escogidos se enfermen. En ese aspecto. Se ha dicho que el arbitraje ad hoc acarrea dificultades en cuanto exige un minucioso acuerdo arbitral! y en casos de contratos cuya ejecución se prolongue en el tiempo. Si esto se produjera.tal supuesto quizás no sería atribuible al arbitraje como método de solución de controversias. El arbitraje ad hoc es normalmente menos oneroso. Con la salvedad expuesta. sino a una inadecuada elección del modo de organizarlo. se simplifica y agiliza la celebración del acuerdo arbitral. los costos en tiempo y recursos materiales serían. Ello dependerá de cada caso concreto. la conveniencia de un sistema respecto del otro. no cabe otra manera de solucionarlas que recurriendo a un juez que resuelva las incidencias. al mismo tiempo que previene la posibilidad de contingencias que puedan impedir la actuación de los arbitros elegidos. superiores al ahorro pretendido. pues. al no tener que abonarse los derechos que perciben las entidades que lo administran. Pero -insistimos.

los arbitros de derecho -que deben ser letrados resuelven el caso del mismo modo que lo haría un magistrado de la justicia ordinaria. circunscribiendo su ámbito de libertad. mientras que los arbitradores o amigables componedores pueden prescindir de normas jurídicas. Amigables componedores o arbitros iuris Estas categorías o formas de arbitraje apuntan a definir el modo de actuación de los arbitros. Arbitraje de derecho En un caso _el de los arbitros iuris. Origen del arbitraje Según que la fuente de la que proviene sea un acuerdo de . 2. 452 Ley N° 29. Existe. Pero al juez.2.1. sin embargo absoluta. Las partes pueden señalar al arbitro las normas que debe aplicar. podrá suplidas de oficio por el principio iuria novit curia. pueden imponerle las normas por las que juzgará el caso. mas en definitiva aplicará las que según su criterio corresponda. tanto en la tramitación del proceso como en la fundamentación del laudo. y la naturate- de la decisión. En efecto. se le invocarán las normas que se estimen pertinentes. Arbitraje voluntario o forzoso 3. poseyendo un carácter jurídico que los obliga a regir el trámite por las normas procesales vigentes y a sustentar el decisorio en el derecho positivo de fondo. pero que no es.497 y aun cuando no le sean invocadas.actuarán con sujeción a formas legales y decidirán las cuestiones litigiosas según el derecho positivo. como se ve. una similitud entre la forma de actuar y resolver del arbitro iuris y el juez. 3. en cambio.1.

indudablemente la expresión de confianza es la más importante. de la capacidad intelectual del arbitro. al señalar que entre las razones que llevan a las personas a buscar en el arbitraje la solución a sus conflictos. del sentido de equidad que pondrá en la resolución del pleito. un reconocimiento a su probidad. desde que dicha manifestación de confianza se lleva a cabo de manera individualizada y concreta. Así ha sido puesto de manifiesto por ARAMBURU MENCHACA.2. El arbitraje forzoso. Enseñaba el jurista peruano que la Magistratura es la más respetada. por cuanto significa un reconocimiento de la pericia. la más delicada de las funciones públicas. En el caso de los arbitros ello se acentúa. que el más sagrado de los tribunales sea aquel que las partes mismas hayan creado y elegido de común consentimiento". en cuanto encarna la confianza que la sociedad dispensa a quienes pone en el cargo de jueces para el deber de administrar justicia. . 3. La voluntad de los litigantes es el elemento predominante y característico del arbitraje mismo. pero ante todo. que tiene tanto de excelsitud como de dureza. Efectos El arbitraje es forzoso cuando ha sido impuesto por el legislador. Por cierto que el voluntario -aquel en el cual son las propias partes quienes deciden adoptar el modelo.voluntades o una disposición de la ley. Justificación. tendremos el arbitraje voluntario o el forzoso. Y citando a Platón podemos resumir: "Que los primeros jueces sean aquellos que el demandante y el demandado Ley N° 453 29. a quienes el nombre de arbitros conviene mejor que el de jueces. quien dispone quitar determinados litigios del ámbito de competencia de los jueces estatales.497 hayan elegido.es el caso típico y más frecuente de arbitraje.

N o existe en estos casos un acuerdo de voluntades que dé origen al sistema. En estos casos. o no pudieren ponerse de acuerdo en algunos puntos. por la naturaleza esencialmente voluntaria que caracteriza el sistema.atribuyéndosela a los arbitros con carácter excluyente. Pero si no prevé todas las circunstancias requeridas para dar andamiento al arbitraje. y en la necesidad de que las partes -o en su defecto el juez-provean lo necesario para constituir el tribunal. Y si alguna de ellas fuera renuente a hacerlo. deberá ejercerse la acción judicial que le permita suplir la falta de colaboración o de consentimiento mutuo. cumpliendo el mismo cometido: excluir la jurisdicción judicial para dársela a los arbitros. complejidad o incidencias. mediante la decisión del magistrado. Si bien se admite -en general. y otorga legitimación al arbitro. son las partes quienes deberán acordarlas a través del como promiso arbitral. La determinación de la ley de remitir asuntos a arbitraje se traduce en la incompetencia absoluta de los tribunales ordinarios para resolver la causa.497 hace las veces de cláusula compromisoria. atendiendo a la naturaleza y características de ciertos asuntos. etcétera. .que el carácter forzoso o legal del arbitraje implica una contradicción en términos. se ha justificado la existencia de este tipo de arbitraje en la necesidad de sustraer del ámbito judicial y evitar a los jueces la resolución de determinados temas -normalmente cuestiones de hecho-que exigirían procesos judiciales extensos en función de su tecnicismo. la norma que impone el arbitraje 454 Ley N° 29. precisar los puntos comprometidos. sino la decisión del legislador que deja de lado el principio general del sometimiento a los jueces oficiales. designar los arbitros.

3. Pero aun cuando pudieran ponerse de acuerdo en ello y . En previsión de ello.3. la dificultad se acrecienta cuando esas partes tienen distinta nacionalidad. máxime cuando podrían existir inclusive sistemas jurídicos diferentes que acentúen la resistencia. Nadie quiere litigar ante los jueces nacionales de su contraria. y se hallan Ley N° 455 29. es una de las principales causas por las que quienes comercian más allá de sus fronteras hayan optado desde antiguo por la utilización del sistema arbitral para dirimir sus litigios. y lógico es suponer que cada uno intentará llevarlo a los tribunales de su país. Parece obvio^ las partes tienen una natural desconfianza a someterse a los tribunales estatales del país al que pertenece una de ellas. cualquier controversia que nazca entre partes ligadas por una relación contractual trae aparejado un inconveniente. conociendo el idioma. Si. distintas costumbres e idiomas. FARIÑA que la inexistencia de un tribunal internacional que brinde la posibilidad de someter a su jurisdicción los conflictos derivados del tráfico mercantil internacional. Es lógico suponer también que la contraria resistirá esa pretensión. en los que se sentirá más cómodo para litigar. Citando a YVES DERAINS. se debe a la ausencia de una jurisdicción interestadual de derecho privado. como expresa GÓMEZ MINUJÍN. explica que la aceptación generalizada del arbitraje en las relaciones nacidas del comercio internacional. las partes querrán convenir de antemano cuál será la jurisdicción sobre la que re caerá la decisión del caso. Importancia del arbitraje en el comercio internacional Señala JUAN M. las leyes de forma y de fondo y la idiosincracia de los jueces.497 separadas por una distancia física que torna engorrosa cualquier negociación posterior al conflicto.

Podría darse el supuesto de que la legislación del Estado elegido rechace el caso por considerado ajeno a su jurisdicción. o -al contrarkr que las normas del país de quien ha sometido sus asuntos a la jurisdicción de otro no permitan esta prórroga de jurisdicción y la reclamen para sí. se habrá producido una interferencia de dificultosa solución. ya que además ofrece algunas otras ventajas en orden a celeridad. la no aplicación de las normas del debido proceso o la vulneración por la sentencia de normas consideradas de orden público por el derecho interno del país donde deba ejecutarse. Ello sin contar con los obstáculos provenientes de la ejecución de una sentencia de un tribunal estatal en otro. el arbitraje ha sido el medio más idóneo para ello.convenir someter sus asuntos a una determinada jurisdicción estatal. trátese de una contienda negativa o concurrente de jurisdicción. confidencialidad y economía de costos. Tanto en una hipótesis como en la otra. 456 Ley N° 29. que puede rechazarla por falta de jurisdicción del tribunal extranjero.497 No habiendo otros tribunales que los públicos de cada país. que resultaría difícil concebir un comercio dinámico sin esta fórmula alternativa para la solución de las disputas. y siendo éstos -como hemos visto. Esto ha llevado a sostener que el arbitraje es absolutamente necesario en el tráfico internacional. subsistirán otras dificultades -que aparecerían recién con posterioridad al nacimiento del conflicto. Con elocuencia lo expresó JAIME MALAMUD en el discurso .provocadas por la diversidad de reglas que en cada Estado rigen para determinar el derecho interno aplicable para resolver el caso.notoriamente inadecuados para la resolución de las disputas nacidas de las transacciones comerciales internacionales.

octubre de 1979): El arbitraje es una de las respuestas más adecuadas a las complicaciones e imprevisibles derivaciones que surgen de cualquier negociación por simple que sea. nos parece conveniente esbozar algunas líneas sobre el particular. costumbres y recursos. lenguas. regidos por leyes y sistemas jurídicos y procesales diferentes. El es. cordialmente.497 1. los agravios que se producen en la vida de los negocios. El arbitraje es un medio que acerca a los empresarios de distintos orígenes. en sí mismo. que provocan en el litigante una natural preocupación cuando debe someterse a tribunales extraños. En la medida que para llegar a su naturaleza es necesario transitar por algunos postulados que conviene tener presentes a los fines de nuestro estudio.de apertura de la VII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial (Buenos Aires. Su importancia aumenta cuando se deben resolver conflictos entre empresarios de distintos países. La creciente competencia en los mercados mundiales y la intervención cada vez más activa de los gobiernos en las transacciones mercantiles internacionales exigen intensificar el uso de esta forma de entendimiento. y teniendo en cuenta que ello forma parte de la difusión que se proclama. un símbolo de la buena voluntad que debe reinar entre contratantes. el Estado ha provisto los órganos . Hemos dicho al comienzo que en las organizaciones sociales modernas. en el entendimiento de que ese discurrir -en apariencia ocioso-constituye una forma más de contribuir al conocimiento del arbitraje. capaz de ventilar. Planteo del tema. Ley N° 457 29. Las principales teorías Sin perjuicio de admitir como principio general la poca utilidad práctica de debatir en torno a la naturaleza jurídica de las instituciones. estará justificado el tratamiento del tema.

gozan en general de la misma protección jurídica que las sentencias de los magistrados. Esta coexistencia de tribunales estatales y arbitrales ha motivado la necesidad de dar respuesta a ciertos interrogantes. como una de las manifestaciones de la soberanía. deduciendo de ello que la naturaleza contractual de su origen se proyecta a la institución toda. que el instituto . siempre fue aceptado que al lado de los jueces estatales. No obstante ello. los particulares pudieran ejercer funciones similares imponiendo pautas de resolución de conflictos.497 principales-' La contractualista. pues. que. y en tal virtud niega el carácter jurisdiccional a la actuación de los arbitros. otras dos teorías que señalan la . ha sido considerada como propia de la esencia de la autoridad y el poder estatal.¿Ejercen los arbitros jurisdicción? ¿Son órganos jurisdiccionales? ¿Pertenece el arbitraje al campo del Derecho Procesal (público) o Civil (privado)?. Existen. debatiéndose entre dos tesis 458 Ley N° 29. La función jurisdiccional. que lo considera desde el voluntario sometimiento de las partes. asimismo. bajo ciertas y determinadas condiciones.se desprende luego de ese origen. adquiriendo el laudo de los caracteres propios de una sentencia dictada por un magistrado del Poder Judicial. La doctrina no ha coincidido en punto a la naturaleza jurídica del arbitraje. En el otro extremo se ubican quienes participan de la idea que a pesar de las diferencias existentes con la labor de los magistrados. incluyendo o que no reviste las calidades de una verdadera sentencia.si bien nacido convencionalmente.encargados de resolver los conflictos. corresponde atribuirle una natural eminentemente Jurisdiccional.

como la atribución del ejercicio de la función de juzgar. Ese órgano sigue un procedimiento que culmina con la emisión de la sentencia que pone fin al diferendo. determinando el derecho que corresponde a cada una de las partes conforme las . capaz de aprehenderlo con carácter universal. por obvias razones de tiempo y espacio. con la advertencia de que habremos de circunscribirnos. consiste en el ejercicio de una función. sostiene que. la naturaleza depende en gran medida del sistema legal bajo el que se analiza la cuestión. observa el arbitraje desde una óptica diferente.497 2. admitiendo que ninguna de las tres anteriores brinda una explicación satisfactoria al problema. Una cuarta teoría. Ley N° 459 29. Conceptos generales Para poder aprehender en su real dimensión los términos del debate. La teoría mixta. a la jurisdicción civil. que rescatando lo que considera aspectos positivos de ambas. en sentido estricto. o la facultad de actuar de los órganos encargados de administrar justicia La jurisdicción.algunas recordaciones respecto del concepto de "jurisdicción". cuyo objetivo es solucionar pacíficamente los conflictos sometidos a la decisión de un órgano que tenga competencia para resolverlos. distingue entre la materia inherente al acuerdo arbitral -de indudable carácter contractual y privado y la eficacia legal del laudo.imposibilidad de encasillar la naturaleza del arbitraje dentro de alguna de las expuestas. creemos necesario introducir -brevemente. denominada autónoma. Repaso de la noción de jurisdicción 2. Aclaramos también que nos referiremos a la jurisdicción concebida en su faz objetiva. de naturaleza pública en tanto constituye la expresión de la jurisdicción y por ello reservado a lo que dispongan las leyes.1. en definitiva.

Incumbe al Estado garantizar a los ciudadanos un ámbito de razonable seguridad y estabilidad en los derechos particulares.497 de un interés amparado y tutelado por el ordenamiento jurídico- provoca la actuación de un órgano imparcial a fin de que le brinde efectiva protección ante la violación de ese interés. Una de las primeras cuestiones que surge de ello es que la potestad jurisdiccional se encuentra acotada por los hechos invocados y la sustancia pedida. Por cierto que además del particular afectado. no habrá cumplido cabalmente su objetivo. la actuación de la norma en el caso concreto. se torna necesaria la colaboración de un tercero imparcial que imponga la conducta a seguir. Es necesario que instaure métodos pacíficos para la asignación particular de los derechos contenidos en las normas. La jurisdicción tiene por objeto. Pero si una vez dictadas se desentendiera de su aplicación concreta. Es decir que en el origen del ejercicio de la jurisdicción civil hallamos un particular que -como titular 460 Ley N° 29. uno de los instrumentos de que se vale son las normas. Debe limitarse a resolver estrictamente los aspectos del litigio que las partes le sometieron. los principios del Derecho Procesal recogen dos máximas romanas que dan cuenta de la necesidad de un interés particular" nemo iude sine actore y nemo procedat iudex ex officio. En ese sentido. el Estado tiene también un interés en asegurar la actuación de la ley para mantener el orden jurídico que él mismo ha creado. y para eso.pretensiones articuladas en el juicio. Ante la inobservancia voluntaria por parte de quien ha afectado con su conducta los intereses legítimos de otro. evitando que la fuerza o la violencia se conviertan en el sistema normal para la . surgiendo el thema decidendum de las peticiones que se formulan y de los hechos controvertidos. restableciendo el equilibrio inicial. pues.

resolución de controversias. no siendo necesaria su participación directa. . o si se satisface con la resolución de los conflictos por métodos pacíficos. Por eso las normas deben ser preservadas como presupuesto básico de la necesidad de asegurar la convivencia de la sociedad. La diferente postura que se asuma frente al tema de la naturaleza jurídica del arbitraje dependerá de interpretar si ese interés del Estado acarrea la necesidad de que intervengan sus propios órganos.

siendo éste uno de los temas que más ha preocupado a la ciencia política. Debe tenerse presente que no siempre se encuentran perfectamente delimitadas las funciones asignadas a cada uno de los órganos. El Poder es uno solo. comprensiva de los tribunales federales y provinciales.497 461 Aun quienes participan de la tesis de que la jurisdicción no puede ser ejercida sino por el Estado. Si bien esta disposición puede entenderse como una prohibición de que el Poder Ejecutivo detente facultades jurisdiccionales. De ello se sigue que no existe una identidad absoluta entre la función y el órgano que la ejerce. a través de los cuales manifiesta su voluntad y patentiza su actuación. 5 y 106). condicionado a que uno de los interesados lo requiera. el Estado. en tanto constituye una noción inherente al Estado. e impone a las provincias la necesidad de que organicen la propia (arts. ejerce la función jurisdiccional a través del Poder Judicial en su acepción amplia.497 . Los órganos de la jurisdicción El Poder. o restablecer las fenecidas (art. En la materia que nos atañe para este trabajo.Ley N° 29. Quiere decir que el Estado se vale para su ejercicio de diferentes órganos. 94 a 103). 2. arrogarse el conocimiento de causas pendientes.2. La Constitución Nacional organiza la Justicia Nacional (arts. que por razones funcionales es encarnado por distintos órganos. 95). como es obvio. no puede ser parcelado o subdividido. admiten que ese ejercicio se halla. no obstante. Establece asimismo que en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales. se ha interpretado que el poder administrador ejerce una 462 Ley N° 29. una de sus características distintivas.

por lo tanto. sino particulares que no revisten. Se señala que éstos no son jueces. Los tribunales judiciales son así el órgano público natural -independizado de los otros Poderes del Estado-que brinda a la sociedad el servicio jurisdiccional. el Estado no puede privarlos de la facultad de escoger el método para resolverlas.cierta jurisdicción -entendida en un sentido amplio. La tesis contractualista Las teorías que tratan de explicar la naturaleza del arbitraje desde una óptica contractualista ponen el acento en el carácter privado del instituto.a través del denominado "contencioso-administrativo". respecto de calificar como de estricta naturaleza jurisdiccional a esta actividad. siendo las cuestiones que se someten a arbitraje originadas en derechos disponibles para las partes. o si puede ser encarnado por personas que no pertenezcan orgánicamente a él. Queda por definir aún si ese servicio es de aquellos que corresponde al Estado en forma exclusiva. sino por voluntad de las partes. pues de allí parten esencialmente las diferentes teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del arbitraje. tanto en lo que se refiere a su origen cuanto respecto de la calidad de los arbitros. subsisten dudas entre quienes se han ocupado del tema. y que no administran justicia en nombre del Estado. 3. Pero la efectividad de la decisión arbitral proviene del compromiso que ambas partes asumieron . Su existencia y su actividad se justifican por cuanto. la calidad de funcionarios públicos. como un complemento natural de la función de administrar que le corresponde. No obstante.

tiene tanto interés el particular favorecido por ella como el Estado mismo.497 463 de acatarla. por cuanto emana de uno de los órganos que éste tiene establecidos para llevar la función pacificadora de restablecer el orden jurídico vulnerado por la conducta antijurídica. Esta tesis encuentra un importante argumento en la falta de imperium del arbitro. no podrá existir una delegación de ella en favor de un particular que no tiene las características propias de un funcionario público. El vínculo que se crea entre el arbitro y las partes es eminentemente contractual. ya que siendo la función jurisdiccional una de las formas en que se exterioriza la soberanía del Estado. gozando de la protección jurídica inherente a estos últimos. La imposibilidad de ejercer coerción en los particulares para obtener el cumplimiento . y no de la ley. posible en virtud de la zona de autonomía de la voluntad de que gozan los particulares. En el cumplimiento de una sentencia judicial. y por ello limitada solamente a cuestiones en las que no esté interesado el orden público. y siendo esa soberanía un atributo indelegable.Ley N° 29. Es por esa razón que las normas le otorgan la posibilidad de obtener su ejecución forzada. no teniendo por ello las características propias de una sentencia judicial. Los arbitros obtienen sus facultades de la voluntad de las partes. Si la facultad de juzgar es exclusiva del Estado. el legislador no podría concederle esa función a un particular. Mientras que el laudo arbitral obliga a las partes en la misma forma que lo haría un contrato. como forma de hacer efectiva esa reparación.

forzado de una determinada conducta. la naturaleza de la actividad de los arbitros no puede ser otra que la de la función que están llamados a desempeñar. sino porque el Estado ha consentido en asignarles ese carácter. inclusive. a quien éstas autorizaron a emitir un pronunciamiento que solucione la disputa pendiente. reconoce la posibilidad de los particulares de ejercer tales funciones mediante el mecanismo del arbitraje. en tanto es uno de los servicios que el Estado mismo debe garantizar. 4.497 verdadera jurisdicción.se apoyan en el carácter público de la administración de justicia. No es Ley N° 29.49 . Si se parte de la concepción según la cual la noción de jurisdicción comprende la doble función de juzgar e imponer conductas -la cognición y la ejecución-. Si el propio Estado. La tesis jurisdiccional Quienes propician la tesis opuesta -que los arbitros ejercen una verdadera función jurisdiccional. robustece la concepción de que el arbitro no ejerce una 464 Ley N° 29. quienes se enrolan en esta teoría concluyen en negar al arbitraje naturaleza jurisdiccional. asimilar su actuación a la de un mandatario. a través de sus leyes. por cuanto ésta lleva implícita la fuerza coercitiva emanada del poder del Estado. al faltar a los arbitros la segunda de éstas resulta coherente deducir de ello que su función nunca podrá revestir naturaleza jurisdiccional por carecer de uno de los elementos constitutivos. pero no solamente porque las partes los hayan nombrado como tales. Se ha querido. Los arbitros son jueces. Se ha sostenido que el arbitro es un agente de las partes. Sobre la base de los argumentos que sintéticamente hemos expuesto.

Hacen cosa juzgada respecto de las cuestiones resueltas por los arbitros. similares a las de un juez estatal.7 465 sólo la voluntad de las partes la que atribuye jurisdicción a los arbitros. Sin dejar de reconocer que el origen próximo de las facultades concedidas a los arbitros es el consentimiento de las partes apoyado por el principio de la autonomía de la voluntad. La cuestión en la que se basa la tesis contractualista pasa fundamentalmente por pretender que los órganos del Estado son los únicos que pueden ejercer la jurisdicción. Pero olvidan que lo que califica a los jueces del Poder Judicial como órganos estatales no es solamente el ejercicio de la jurisdicción. como cuando permite -y hasta fomenta. asignándola en forma especifica a determinadas personas. Por esa razón.el uso del arbitraje. Para desestimar la asimilación jurídica entre el arbitraje y el mandato. El acuerdo arbitral opera así como el elemento a través del cual se actúa la disposición legal que permite en forma general desplazar esa potestad. es también el Estado. 466 Ley N° 29. La vía judicial para procurar su cumplimiento forzado es la correspondiente a la ejecución de sentencias judiciales. quien lo posibilita a través del 'ordenamiento jurídico. como titular de esa jurisdicción.497 . sino su pertenencia estructural a uno de los Poderes del Estado. bajo ciertas condiciones. y se les concede el carácter de título ejecutorio. basta con señalar que los arbitros. no existiría impedimento alguno para que esas mismas funciones hayan sido delegadas por él -Estado a favor de particulares. tienen verdaderas potestades jurisdiccionales. Sus laudos están revestidos de la misma e idéntica fuerza que las sentencias de los magistrados del Poder Judicial. en un sentido lato.

en los que ni siquiera podrá hablarse de origen convencional. La jurisdicción que ejercen los arbitros Personalmente participamos -con alguna salvedad-de la posición expuesta en último término.1. 5. .lejos de ser los mandatarios de las partes. legalmente impuestos. porque en ellos no encontraremos un acuerdo de voluntades entre las partes. objetivo al que prioritariamente deben responder. que determina la exclusión de los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver ciertas contiendas de intereses. En defensa de esta postura. o dicho de otro modo. de una jurisdicción instituida por medio de un negocio particular. en suma. La tesis contractualista deberá admitir que los casos de arbitraje legal forzoso constituyen una excepción a la regla general.los arbitros ejercen jurisdicción y por lo tanto de allí se deriva el status jurídico de su función. Sería así una función jurisdiccional cuya raíz gen ética es contractual.de arbitrajes "forzosos". tendría una raíz contractual y un desarrollo jurisdiccional. La mejor prueba de esto es que cuando se cataloga al arbitraje como "mandato" generalmente se añade la calificación de mandato sui generis con el claro significado de que carece de algunos de sus elementos tipificantes. sino un acto propio del imperio del legislador. Nuestra opinión 5. debe mencionarse en primer término la existencia -como se ha visto. Ello sin desconocer que su origen es generalmente contractual. No representan a los litigantes ni responden a ellos i representan al valor justicia. Se trata. son sus verdaderos jueces.

y en tanto se verifiquen los requisitos que la norma fundamental impone. formular algunas precisiones que permitan visualizar las diferencias que existen entre ambas. Si bien en forma mediata es la ley que permite la delegación de la función de juzgar en particulares. desde que en el forzoso.2. no pueden obviarse las consecuencias que se derivan lógicamente de ese hecho. su origen está dado por la ley que impone la vía arbitral para la resolución de ciertos conflictos.497 . quienes en la zona de 468 Ley N° 29. como medio instrumental para alcanzar el objetivo fundacional de la pacificación. disponiendo para ello la organización de un Poder independiente que es el encargado natural de cumplirla. garantizándolo como una de las funciones esenciales a través de distintos postulados y principios generales. Los jueces estatales obtienen sus atribuciones del conjunto de nomas jurídicas de las que se vale el Estado para organizar sus diferentes funciones. sin embargo. es necesario.Ley N° 29. La legitimación les viene dada por las leyes dictadas en consecuencia de la Constitución.497 467 sometiéndolas a juicio de arbitros. la fuente inmediata de su jurisdicción es un acuerdo celebrado entre las partes. ■ en el caso de los arbitros. Diferencias con la jurisdicción judicial A pesar de haber asumido como cuestión de principio que los arbitros ejercen una función eminentemente jurisdiccional asimilable a los jueces. Por cierto que nos referiremos exclusivamente al arbitraje voluntario. Hemos visto cómo la Constitución Nacional procura la satisfacción del servicio de justicia. Partiendo de que el origen inmediato de la jurisdicción arbitral es el acuerdo entre las partes. 5.

la jurisdicción de los jueces del Estado es permanente. los invisten de facultades suficientes para resolver ciertos litigios. las partes pueden imponerle las normas sobre las que ha de apoyar la decisión. existen diferencias con la jurisdicción propia de los jueces. Y allí advertimos otra diferencia importante. el magistrado aplica. amén de las que hemos señalado en capítulos precedentes respecto de las distinciones en la manera de . y en el segundo aspecto. Sus atribuciones comienzan en el momento de la aceptación del cargo y finalizan con el dictado del laudo o con el vencimiento del plazo. no sólo en la materia. adquieren una jurisdicción limitada. para la resolución del caso. En el primer aspecto.497 jurisdicción. circunstancias que al agotar el cometido que las partes le encomendaran o al excederse en el término concedido. Los arbitros. Inclusive gozan de la garantía constitucional de la inamovilidad en sus cargos. sino también en el tiempo. Es decir que. las normas que entienda pertinentes. a pesar de que los arbitros ejercen Ley N° 469 29. Otro aspecto en el que se distinguen de manera sustancial es también el referido a la forma de ejercer la jurisdicción. por el contrario.ante el juez las partes se encuentran constreñidas a la mera invocación del derecho. Al arbitro.autonomía de sus voluntades. no teniendo más limitaciones que las que imponen las normas que atribuyen su competencia funcional y territorial. de manera que una vez designados como tales. producen la extinción de su jurisdicción. sus facultades alcanzan exclusivamente a aquellos asuntos para los cuales fueron nombrados. sólo pueden ser removidos por las causales y en la forma que la misma Constitución determina. cuyo vencimiento trae aparejado la extinción de la jurisdicción. se les concede un plazo para laudar. y en tal caso no puede apartarse de ellas.

se permite inclusive generar. es una parte importante del arbitraje. es un contrato del que resulta como efecto primordial la atribución de jurisdicción a un tercero imparcial para que dirima una controversia. razón por la . 470 Ley N° 29. El arbitraje aparece así como resultante de un contrato. entendemos que el ámbito natural para el estudio del arbitraje no puede ser exclusivamente el Derecho Procesal. son aplicables al acuerdo que da origen al arbitraje. como se ha demostrado. por presentar un enfoque basado únicamente en el juicio arbitral. Por ello. 5. Creemos por eso. que el derecho privado puede realizar importantes aportes al progreso del arbitraje.3.llevar el procedimiento y en el espíritu que rige la totalidad del trámite. £1 ámbito para el estudio del arbitraje La conclusión a la que hemos arribado no se ve obstaculizada. ya que dentro de la libertad creadora que campea el ámbito contractualista. por la necesaria correlación que tiene el nacimiento de la jurisdicción arbitral con la teoría general de los contratos. pero no la única. un sistema de resolución de litigios en el que se otorga a los juzgadores naturaleza jurisdiccional. a pesar de haberle atribuido carácter jurisdiccional. convencionalmente. Todas las normas y principios referidos a los contratos. relegando lo referido a la formación del sistema.497 El Derecho Civil. La concepción procesalista del arbitraje ha sido uno de los factores que incidió en su falta de difusión. El arbitraje es mucho más que un procedimiento especial* compone un verdadero sistema de resolución de disputas. el procedimiento. por el innegable origen consensual que habitualmente tiene el arbitraje. pero se trata de un contrato con algunas características particulares. El trámite.

Aun cuando nuestra posición parezca poco ortodoxa. Siendo la materia comercial una de las fuentes más fecundas de las que se nutre el arbitraje. Y al ser el arbitraje un sistema a través del cual pueden lograrse eficazmente esos postulados. Por ser una institución compleja -nacida de un acuerdo privado. Por ello no parece conveniente encasillarlo metodológicamente en el campo del derecho material o de forma. que abarque su aspecto procesal. pensamos que pertenece al género de esas materias que deben ser estudiadas desde .cual es necesario ahondar en ellos para poder aprehender en su totalidad las cuestiones que surgen del proceso de formación del sistema arbitral. si se lo toma desde una perspectiva diferente. para poder aprehender sus elementos en forma global. la rama del Derecho que se ocupa de brindar un marco de celeridad y seguridad en las transacciones no puede desentenderse de la forma en que se resuelven los diferendos que de ellas se derivan. pero sin descuidar su génesis convencional. por la incidencia que tienen sus postulados en materia de arbitraje internacional. no cabe duda que su contribución podrá reportar grandes beneficios a la institución. pero con el fin de ejercer una función esencialmente pública como lo es la jurisdiccional.497 de los otros. En la medida que se siga viendo al arbitraje como un mero procedimiento. por constituir éste uno de los métodos usuales para dirimir los litigios nacidos del tráfico mercantil. Será necesario cambiar el enfoque. se persistirá en el error de estudiarlo sólo en uno de sus aspectos. También el Derecho Internacional Privado tiene algo que decir al respecto. como un todo. no puede fragmentarse en parcelas ni dar preeminencia a algunos de sus factores en detrimento Ley N° 471 29. El Derecho Comercial debe prestar atención al arbitraje. Sólo podrá alcanzarse el objetivo de conocer en profundidad el arbitraje.

Ese acuerdo de voluntades -que genéricamente denominaremos "acuerdo arbitral" o "pacto de arbitraje" . 6. sin perjuicio de su mediato origen en la disposición de la ley que lo permite. remitiendo determinadas cuestiones litigiosas a la decisión de particulares. « 472 Ley N° 29. las partes no podrán -hasta que la contienda se produzca conocer con certeza cuáles serán puntualmente los aspectos concretos que deberán resolver los arbitros.puede hallarse representado en un solo acto. pues. en determinar si ello implica necesariamente que el sometimiento de las mismas a arbitraje sólo pueda ser convenido frente a un conflicto ya . nace a partir de la voluntad de las partes que deciden excluir la jurisdicción judicial. con expresión de sus circunstancias. Cuestiones generales 6. Existen derechos positivos que exigen un "compromiso" conteniendo una serie de requisitos formales para habilitar la instancia arbitral.497 Como es obvio.diferentes disciplinas sin que pueda predeterminarse cuál de ellas tendrá mayor preeminencia. En esta última hipótesis tendremos una "cláusula compromisoria" y un posterior "compromiso arbitral". La cuestión se centra. o bien dividirse en dos actos sucesivos.1. como ser la determinación concreta de los nombres de -los arbitros y de las cuestiones que se someten a su resolución. Modos del acuerdo arbitral Clausula compromisoria y compromiso arbitral Hemos visto que el arbitraje.

497 someten a arbitraje -en términos más o menos genéricos- todas las cuestiones que eventualmente pudieran surgir de una relación jurídica de base que une a las partes.la determinación concreta de los puntos sobre los que deberán pronunciarse los arbitros. La cláusula compromisoria. sin embargo. nada impide a las partes convenir antes que el conflicto se produzca que si éste efectivamente se materializara. por la que se Ley N° 473 29. Todas las cuestiones litigiosas -por entonces hipotéticas- que surjan como consecuencia de la relación jurídica establecida. y el compromiso arbitral. los particulares pueden no obstante establecer una estipulación que le sirva de antecedente. cual es la efectiva remisión de las cuestiones litigiosas a decisión de los arbitros. deberán ser sometidas a arbitraje. La respuesta negativa se impone. deberá ser resuelto por arbitros.entablado. hasta qué punto se justifica que para su determinación concreta las partes deban celebrar un nuevo acuerdo. apuntan en definitiva a un mismo objetivo final. Tenemos así dos pactos -cláusula compromisoria y compromiso arbitral-. cuyo propósito es concretar en forma completa los aspectos operativos del arbitraje. dejándose para un momento posterior -si el conflicto efectivamente se produce. cronológicamente posterior a aquélla. Veremos más adelante. que si bien son conceptualmente diferentes. Esa es precisamente la función de la "cláusula compromisoria": supliendo la imposibilidad de celebrar el compromiso arbitral hasta que se puedan determinar las cuestiones litigiosas concretas. No obstante que tales datos son necesarios para que el arbitraje comience a funcionar. . con referencia a un litigio que ya se ha presentado.

También la ley modelo de arbitraje de las Naciones Unidas de 1985 regula el "acuerdo de arbitraje" en forma genérica. careciendo de relevancia el momento en que el mismo se concierta. 1. que solía estipularse antes del nacimiento real dé la controversia entre las partes. conforme la cual. Esta distinción. hacer o no .2. parte de una práctica arbitral tradicional. el objeto de los contratos es el de crear derechos u obligaciones personales. Pero esto en modo alguno responde a una necesidad jurídica: nada impide que ese acuerdo sea celebrado en un solo acto.2. género al que pertenece el contrato. con ello. no obstante. Requisitos del acuerdo arbitral 6. de superar la relativa ineficacia de la cláusula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje. el pacto de sometimiento a arbitraje se estructuraba en dos acuerdos diferentes. que se traducen en prestaciones a cargo de las partes que pueden consistir en una conducta exigible al obligado. Como sabemos.497 6. podemos anticipar con cierto grado de generalización. o al menos una convención. Generalidades No obstante que en parágrafos subsiguientes analizaremos con mayor detenimiento cuál es la naturaleza de los acuerdos arbitrales.1. El convenio arbitral. instrumento en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigios as de su libre disposición que reconoce el art. que se trata de un contrato. de dar. puede tener por objeto cuestiones presentes o futuras. La ley española de 1988 señala en la Exposición de Motivos que se elimina la distinción entre el contrato preliminar de arbitraje y el compromiso que efectuaba la ley de 1953. Se trata. Esto último es lo que marcan los más modernos ordenamientos de arbitraje. 474 Ley N° 29.

no encontraremos diferencias de fondo entre los contratos comunes y el acuerdo arbitral. para cuya profundización remitimos a la bibliografía existente sobre la materia. o si sólo reservamos esa denominación para los que tienen el objeto de crearlas. analizando sumariamente cómo se aplican esos principios generales al acuerdo arbitral. y debe hallarse Ley N° 475 29.497 revestido de la forma legalmente prescripta. y que haya sido expresado válidamente. haremos un breve recordatorio de los postulados elementales referidos al nacimiento de los contratos. pueden ser también considerados contratos. ha de versar sobre un objeto lícito y posible tanto física corno jurídicamente. Huelga aclarar que ello de manera alguna pretende agotar el tratamiento del tema. con la salvedad de que su objeto no es crear derechos u obligaciones personales. Tiene que partir de un consentimiento que no se encuentre intrínsecamente viciado. en tanto acuerdo de voluntades o convención -veremos más adelante si es un contrato definitivo o meramente preparatorio. Pero. 6. Consentimiento El consentimiento -concordancia de dos o más voluntades que se manifiesta por oferta y aceptación-tiene como presupuesto que la voluntad esté revestida de componentes internos (discernimiento.hacer. sino modificar o extinguir obligaciones. A fin de facilitar la lectura. intención y libertad) . ese consentimiento tiene que ser prestado por personas que tengan capacidad legal para obligarse.el pacto arbitral debe cumplir los requisitos de existencia y validez establecidos con carácter general para los contratos. Dejaremos a un lado la cuestión de si los pactos cuyo objeto no sea crear.2.2. sino asignar jurisdicción a quienes intervendrán como arbitros. Por esa razón.

tácita o inducida por presunción de la ley.2. De lo contrario. admite que el acuerdo arbitral pueda surgir de un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra (art.y externos (su manifestación). ha sufrido 476 Ley N° 29. violencia. no podrá ser considerada como tal. esa manifestación puede ser expresa. tácita cuando resulte de actos que lo presupongan. y que la renuncia a ser juzgados por los órganos estatales debe ser interpretada con carácter restrictivo. debe existir un hecho exterior por el que se manifieste. por el contrario. La ley modelo de arbitraje de las Naciones Unidas. En determinados supuestos. 7°. la manifestación tácita de la voluntad de someterse a arbitraje.3. los jueces han denegado la formación de tribunales arbitrales en aquellos casos en que no surja expresa e indubitablemente la voluntad de alguna de las partes de consentir la actuación de los arbitros. debe salir de la esfera interna del sujeto emisor. tomando inválido el acto. Error. La voluntad. para tener relevancia jurídica. verbalmente o por signos inequívocos. fraude. 6. la propia ley autoriza a tenerla por presumida. intimidación o simulación ilicita. Capacidad . inc.497 una gran limitación por parte de la jurisprudencia. 2°). son los clásicamente denominados "vicios de la voluntad". de manera de ser aprehendida por los demás. No obstante. Basados en el principio de que la jurisdicción arbitral es de excepción. La falta de alguno de los requisitos internos vicia la voluntad. dolo. por los que pueda conocerse la existencia de la voluntad. En materia de acuerdo arbitral. Será expresa cuando se formule por escrito.

Forma El principio general que rige en materia de contratos es el de la libertad de formas : cuando en el Código Civil o en las leyes especiales no se designe alguna para el acto. Los albaceas no pueden comprometer en arbitros respecto de los derechos de la testamentaría. ni los tutores o curadores respecto de los bienes de sus pupilos. En especial para el pacto arbitral. Además de aquellos que gozan de una incapacidad general para contratar. Es preciso señalar que comprometer una cuestión en arbitros es un . o de las rentas públicas. 841). provinciales o municipales.2.5. sin autorización judicial (art.2. específicamente. conforme a la moral y a las buenas costumbres. los representantes de personas jurídicas si no tienen autorización. que exige estar rodeado de ciertas garantías. ya que por someterlo a juicio de arbitros no se están enajenando los derechos litigiosos sino porque con ello se está disponiendo del derecho de demandar justicia en los tribunales ordinarios. las partes podrán utilizar las formas que juzgaren convenientes. Comparación con la transacción De lo dicho anteriormente sobre la remisión que las . sobre derechos disponibles 6. posible. debemos anotar que debe versar sobre una controversia suceptible de transacción. Ley N° 477 29.497 6.hecho de relevancia. 6.3. y que no esté prohibido.4. Pero no porque implique un acto de disposición de los bienes que están en Juego en el litigio. no pueden celebrar acuerdos arbitrales los representantes de los ministerios públicos nacionales. Objeto (remisión) Como en todo acto jurídico. que no se oponga a la libertad de las acciones o de conciencia. y los menores emancipados. el objeto del acuerdo arbitral debe ser lícito.

Es presupuesto en los dos casos. se sustituye la jurisdicción judicial por otra.es. la existencia de una incertidumbre jurídica basada en diferentes pretensiones respecto de un determinado derecho. surge la necesidad de esbozar algunas aclaraciones acerca de las analogías y diferencias que presenta el pacto arbitral con aquélla. por el contrario. el medio utilizado para finiquitar la disputa es la reciprocidad en el sacrificio. y por ello se trunca el pleito. no debe hacer perder de vista que. existiendo casos en los que se considera al acuerdo arbitral como una variedad de la transacción.se otorgan recíprocas concesiones sobre los derechos que cada uno crea tener. son conceptualmente diferentes. Mediante la transacción las partes extinguen obligaciones litigiosas o dudosas (art. En la transacción son los propios interesados quienes -de común acuerdo.la intención común de poner fin a una controversia surgida como consecuencia de una relación jurídica. a nuestro modo de ver.497 función y la sustancia que le sirve de antecedente -compartidas por ambos institutos. 832. Civil).normas hacen a la figura legal de la transacción. sino que. aun con similitudes. En ambos casos. La 478 Ley N° 29. en los que predomina una similar finalidad de las partes contratantes. recayendo el acuerdo de voluntades en que. En el arbitraje no existen concesiones de las partes qué faciliten el . la existencia de derechos controvertidos es uno de sus presupuestos. una de las razones por las que las legislaciones tienden a uniformar las reglas. mientras en el acuerdo arbitral el litigio no se evita. al mandar la ley que se apliquen a uno las normas estatuidas para la otra. estamos en presencia de un acuerdo de voluntades. para resolverlo. La asimilación que se hace entre ambas. como es evidente. Cód. se impide que surja.

las partes eliminan el conflicto. en cambio.497 transacción es el fruto de la autocomposición de una controversia. en el otro.1. Concepto. sino un tercero designado de común acuerdo. sino que se conviene aceptar la asignación que el arbitro haga de ellos en el laudo. En un caso. en que la Ley N° 479 29. donde los contratantes proveen la solución por sí mismos mediante renuncias parciales y recíprocas a sus derechos. sino la intención común de designar a un tercero -distinto de un magistrado judicial. asignándoselos a particulares revestidos como consecuencia de ello de funciones y facultades jurisdiccionales. es diferente el medio a través del cual se logra el objetivo.a quien se le confia la determinación de los derechos de cada parte. El acuerdo arbitral. La diferencia principal radica entonces. origina un método heterocompositivo. ejerce una función de naturaleza jurisdiccional. Efectos La cláusula compromisoria es el convenio por el cual las partes deciden someter algunos asuntos a arbitraje. sustrayéndolos al conocimiento de los jueces ordinarios.acuerdo. Si bien coinciden el presupuesto -un conflicto de intereses actual o potencial. 7. Pero las divergencias a las que se refiere . Las partes renuncian a que sean decididos por los tribunales de justicia. lo someten a decisión de una persona neutral que si bien no integra los cuadros del Poder Judicial del Estado. no se reparten los derechos. en el que la solución es impuesta por un tercero. En el arbitraje no son las partes quienes dirimen el conflicto. La cláusula compromisoria 7.y la finalidad -resolverlo sin llegar a una instancia judicial-. que puede atribuir a alguna de las partes la totalidad de su derecho.

ya que trae consigo la incompetencia de los jueces estatales para intervenir en la resolución de aquellos conflictos que hayan sido sometidos a arbitraje. en tanto su objeto es producir efectos netamente procesales como la derogación de la jurisdicción estatal y la sumisión a un tipo particular de resolución de disputas. Pero si fuera necesario compelementar las previsiones de la cláusula. que sirve de antecedente para obligarlas a realizar todos los actos necesarios para poder acceder efectivamente a la instancia arbitral. sin que siquiera se sepa si llegarán a producirse. desde que implica atribuir jurisdicción a los arbitros. quienes obtienen de ella las facultades necesarias para intervenir en el litigio! y es por ello que la cláusula compromisoria determina la medida de las facultades de los arbitros. en su condición de acuerdo de voluntades.se hallan investidos de similares funciones. y de pacto procesal. uno positivo y uno negativo 480 Ley N° 29. La decisión de suscribir dicha cláusula acarrea dos efectos. . Quedan obligados a solucionado por la vía arbitral. otorgándosela en su reemplazo a particulares que -temporalmente. Tiene un doble carácter. celebrar el compromiso. corno paso previo al inicio de juicio arbitral. las partes deberán. meramente eventuales.de convención civil. En suma: la cláusula compromisoria produce el efecto de sustraer cierta categoría de litigios de la jurisdicción de los jueces ordinarios. Este es un deber que surge como uno de los efectos de la cláusula. Por imperio de la voluntad de ambas partes se sustituye la jurisdicción estatal por una privada. Negativo.497 Positivo. al momento de suscribir la cláusula. Producido un diferendo respecto de alguno de los asuntos que se consideren incluidos en la cláusula. ya no existe para las partes la libertad de optar por accionar en la justicia ordinaria.son todavía.

Pero la cláusula compromisoria tiene además de ello -corno requisito intrínseco específico-la necesidad de que exista entre las partes un vínculo jurídico más amplio. versando sobre un objeto lícito y plasmado en la forma prevista por la ley. tendrá que partir de un consentimiento válido. que habitualmente será de naturaleza convencional. manifestado por personas con capacidad para obligarse. la contraria tiene una acción judicial para compelerlo 'a fin de determinar las cuestiones concretas sobre las que versará el arbitraje y todos los elementos Ley N° 481 29. si alguna de las partes se niega a celebrar el compromiso. le son aplicables en general los conceptos expuestos.497 necesarios para que quede habilitada la instancia. Esa obligatoriedad se traduce en acciones y excepciones tendientes a hacer efectivo el pacto arbitral. debiendo el juez ineludiblemente declinarla en favor de los arbitros. del cual puedan surgir controversias que son así la materia sobre la que recaerá el arbitraje. Por ser una de las formas que puede revestir ese acuerdo arbitral. el accionado podrá oponer la excepción de incompetencia. Requisitos En tanto acuerdo de voluntades -convención en sentido amplio. Por un lado. si se inicia la demanda en sede judicial. Por el otro.la cláusula compromisoria debe contener los requisitos que hemos señalado para los contratos y en particular para el "acuerdo arbitral".2. Resulta ocioso aclarar que las cuestiones a las que se refiere la cláusula compromisoria no pueden ser perfectamente determinadas "con expresión de sus circunstancias" en virtud de que -al momento en que ella se . 7. Las cuestiones litigiosas deben surgir de una relación jurídica de fondo que une a las partes.

No obstante será necesario que. antecontrato. Naturaleza jurídica 7.le adjudican la naturaleza de una promesa de comprometer. por implicar una renuncia general e indiscriminada a la jurisdicción estatal. al menos. .sólo será posible una vez que el potencial conflicto se actualice. Y siguen de ello que solamente revestiría el carácter de un contrato preparatorio. o precontrato. 7.1. Una cláusula compromisoria concebida en términos tan ambiguos o genéricos que no permitan limitar su alcance a las que provengan de alguna relación jurídica determinada.497 Esta determinación -con el carácter de precisión que exige nuestra legislación procesal. pero serán susceptibles de determinación posterior.no existe aún controversia ni conflicto. Algunos poniendo el acento en el hecho de que para surtir efecto requiere la posterior celebración del compromiso. Una cláusula por la que las partes sometieran a arbitraje "cualquier cuestión litigiosa que surja entre ellas" resultaría controvertible.un nuevo acuerdo entre las partes. podría ser cuestionable. El sometimiento a arbitros -por importar la renuncia a los jueces.debe estar referido a diferencias que puedan surgir de una relación jurídica cierta que ya exista o que en ese acto se establezca entre las partes. No estarán entonces determinadas en la cláusula. y hará necesario -en principio. puedan ser determinadas con posterioridad en función de originarse en una relación jurídica cierta. equivalente a los pactum de contrahendo del Derecho romano. 482 Ley N° 29. que es el "compromiso arbitral".3.suscribe. El debate Los autores discrepan al momento de precisar la naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria.3.

de función autónoma y sólo sirven para preparar la formación de verdaderos contratos! su objeto no recae sobre las prestaciones que realmente interesan a las partes.497 futuro un determinado contrato definitivo. Estos pactos carecen. 8. 9°). ha desaparecido en la nueva ley (del 5 de diciembre de 1988) que hace una genérica referencia al "convenio arbitral". podrán completarlo en cualquier momento a través' de acuerdos complementarios (art. que a ese momento no quieren o no pueden estipular. Conviene recordar que esta clase de pactos han sido definidos como aquellas convenciones por las que dos a más personas se comprometen a realizar en un tiempo Ley N° 483 29. en atención a que parte de sus efectos propios los produce por si misma. La ley española de arbitraje de 1953. se refiere a la cláusula compromisoria con la denominación de "contrato preliminar de arbitraje". por caso. sino sobre la concreción del contrato en el cual esas prestaciones se incorporan. y si las partes no hubiesen previsto esos extremos. enderezada al descubrimiento necesario para su conclusión definitiva. Lo que resta luego de la cláusula compromisoria no es celebrar un nuevo contrato sino desarrollar el contenido de aquella. en cambio. y que una de sus características típicas y esenciales es que su contenido se expresa en la obligación asumida por las partes de dar nacimiento a un negocio definitivo. por lo tanto. El compromiso . que es un contrato definitivo. Otro sector de la doctrina entiende. sin embargo. que podrá extenderse a la designación de los arbitros y a la determinación de las reglas de procedimiento. Esta expresión. También se la catalogó como un contrato base en el cual las partes prometen su actividad.

Efectos El compromiso arbitral es -al igual que la cláusula 484 Ley N° 29.los puntos litigiosos que los arbitros habrán de resolver. permitiendo que produzca todos sus efectos.un acuerdo de voluntades. varía sin embargo su objeto específico. sin embargo. porque a través del compromiso. como se ha dicho.1. arbitral 8. al concretarlas en determinados puntos específicos. siendo el acto jurídico a través del cual las partes definen -entre otras cosas. Ambos son.por la presentación de la demanda. distintas modalidades que expresan la finalidad de llevar ciertas cuestiones a arbitraje. Este se inicia -como todo juicio. como las que eran materia de la cláusula compromisoria. Concepto. su naturaleza esencial de acto jurídico convencional. A pesar de esta similitud entre ambas. por lo tanto. La diferencia que anotamos no le quita. sobre controversias ya existentes y no meramente eventuales.adquiere plena vigencia la exclusión de la jurisdicción judicial y el sometimiento de las cuestiones a juicio de arbitros. sin embargo. son enteramente aplicables los conceptos que hemos desarrollado respecto del acuerdo arbitral y de la cláusula compromisoria.497 compromisoria. Su misión es complementar la disposición más genérica contenida en la cláusula compromisoria de remitir a arbitros las eventuales disputas. Hace perfecto el acuerdo de sujeción a la jurisdicción arbitral. El efecto que produce su celebración es que -al completarse el acuerdo arbitral. convienen los aspectos concretos de funcionamiento del arbitraje. por lo que con relación a sus requisitos generales. la iniciación del juicio arbitral. y por lo tanto será necesario estar a lo que en cada . La celebración del compromiso no importa. Versa. las partes luego de verificado el conflicto de intereses.

Planteo del tema Hemos ya expresado nuestra opinión acerca de la naturaleza contractual de la cláusula compromisoria. en cuanto pacto accesorio. recogida por la jurisprudencia y las convenciones internacionales. El tema en análisis. desde que requiere la determinabilidad de las posibles cuestiones litigiosas a través de su referencia a ese contrato. de tal forma. el mayor desarrollo que ha alcanzado el arbitraje fue determinando una evolución en el pensamiento doctrinario. De resultas de esa evolución. se fue moldeando una nueva manera de enfocar la cuestión. La razón fundamental que apoya esta conclusión es el principio de la unidad del contrato.497 485 reglamentación se prevea respecto de los requisitos de la demanda. hemos de referenciar la cuestión más específica que ha sido denominada como la autonomía del acuerdo arbitral. No obstante. La doctrina en general coincide actualmente en que el acuerdo arbitral goza de cierta autonomía respecto del 486 Ley N° 29. Dentro de los postulados clásicos. habiendo asimismo acotado que no puede considerársela aislada de un contrato principal del que forma parte. concluyendo en aceptar un relativo grado de autonomía del pacto de arbitraje con relación al contrato base. . No obstante esta posición de principio general. de las concepciones tradicionales. que la inexistencia o la ineficacia de esta última traerá aparejada la del acuerdo arbitral.497 . a la existencia y eficacia de la convención principal. se plantea en los siguientes términos. la cláusula compromisoria aparece ligada. Ley N° 29. como señalan CHILLÓN MEDINA Y MERINO MERCHÁN.

¿arrastra consigo la invalidez misma del pacto arbitral?. de manera que la eficacia del arbitraje no se vería afectada por aquellas causales por las cuales pueda controvertirse la validez del contrato. no sufriendo las vicisitudes propias de aquél. habitualmente se presentan en forma conjunta. Si bien ambas cuestiones son ontológicamente diversas. en aquellos casos en que la incompetencia del tribunal arbitral está sustentada en la invalidez de la cláusula compromisoria. esto es. Ello nos lleva a examinar si los arbitros tienen facultades para considerar y resolver el cuestionamiento de una de las partes sobre la misma competencia arbitral. la competencia de los arbitros para decidir acerca de su propia competencia.contrato principal en el que se inserta. ¿subsistirá el efecto atributivo de competencia a los arbitros? El cuestionamiento de la validez del contrato. sino que se comporta como un verdadero contrato dentro de otro contrato más amplio. cual es la de la "competencia de la competencia".497 . El problema se centra en los siguientes interrogantes- cuando alguna de las partes controvierta la validez misma del contrato en su totalidad. íntimamente relacionada con aquélla. ¿afecta necesariamente la competencia arbitral?. producto de la invalidez del contrato en el que se halla incorporada. Se ha dicho así que la cláusula compromisoria no es una mera cláusula accesoria de aquél. cuando lo que se discute es -precisamente-la validez del contrato del que surge la atribución de jurisdicción arbitral. En los párrafos subsiguientes intentaremos brindar ** Ley N° 487 29. Esto trae usualmente aparejada otra cuestión.

sino también de las específicas del tipo de arbitraje al que habrán de someterse. Cuando las partes -antes de producida la divergencia entre ellas.en las que finalmente re caerá la responsabilidad de establecer la razón que a cada parte cabe en el diferendo. el modo en que ha sido interpretado a través de los pronunciamientos de los tribunales y cómo se ha recogido el principio en los diferentes ordenamientos del derecho convencional internacional o del derecho comparado. las partes definen -ex ante- a qué sistema arbitral remitirán sus disputas.un panorama de cuál ha sido el tratamiento que ha merecido la cuestión en nuestro derecho positivo interno. En el primer supuesto.es la parte esencial del arbitraje mismo. generalmente ya se conviene cuál será la institución que administrará el pleito. al momento de establecer la relación jurídica- toman la decisión de someter las eventuales cuestiones a juicio de arbitros.497 . y se remitirán a las reglas que éste tenga establecidas. delimitando si se trata de un arbitraje institucional o ad hoc. generalmente es diferida para un momento posterior. desde que en su integridad moral y buen criterio descansa la confiabilidad y la eficacia del arbitraje como método de resolución de conflictos. La elección de las personas. habrán hecho normalmente una evaluación previa no sólo de las consecuencias generales de desplazar la competencia judicial hacia el arbitraje. Todo el sistema gira en torno de él. En la mayoría de los casos. Cuando 488 Ley N° 29. .Generalidades Aspectos a tener en cuenta al pactar el arbitraje Se ha dicho ya que el arbitro -la persona escogida para resolver la contienda.

la determinación del procedimiento por el que tramitará la contienda. Por más que intervenga una institución. Queda para un momento posterior la elección de las personas que actuarán como arbitros. cuántos arbitros intervendrán. Pero en uno o en otro caso. y la forma de designar el arbitro tercero. en la medida que no existan restricciones convencionalmente estipuladas. En los casos en que las partes se remiten a las disposiciones de una institución arbitral. o en el arbitraje internacional la elección del derecho de fondo aplicable. mientras que una persona con idoneidad y experiencia podrá. en el ad hoc con mayor libertad.en el institucional. porque se juega en él la suerte del arbitraje.existen Ley N° 489 29. generalmente limitada a alguno de los que figure en la lista proporcionada por la entidad. el éxito o el fracaso del arbitraje dependerá en gran medida de la capacidad de los arbitros para resolver la disputa con equidad y solvencia. la mayoría de esos factores de riesgo se verán minimizados. Por cierto que una buena elección de los aspectos mencionados reviste particular importancia. la selección de los arbitros es quizás el acto más relevante que toca a las partes decidir. como la redacción del acuerdo arbitral. Pero aun cuando se lo dote de buenas reglas procedimentales. un mal arbitro probablemente no pueda llevar con éxito el caso. deberán determinar al menos si actuarán conforme a derecho o como amigables componedores. Sin desdeñar otros aspectos igualmente relevantes y delicados.el arbitraje elegido es ad hoc. con su criterio personal. creemos que el factor decisivo sigue siendo el arbitro. suplir las deficiencias de las reglas.497 modelos de cláusula compromisoria y normas de .

sino más bien constituyen un conjunto de reglas implícitas o sobreentendidas. Los principios sobre los que deben actuar no surgen muchas veces de preceptos escritos. en tanto ejercen una verdadera jurisdicción con la misma fuerza que los jueces ordinarios. garantizando ciertos principios elementales.procedimiento elaboradas por expertos en base a la experiencia de una actividad constante en la materia. y por ello suficientemente probados. deben reunir similares cualidades en orden a la imparcialidad e independencia de criterio frente a las partes.497 Haremos mención de algunas de esas reglas básicas- a) Las personas a quienes se propone ser arbitro aceptarán la designación sólo si ellos consideran que pueden conducir el . con la pretensión de abarcar aquellos aspectos del comportamiento de los arbitros que no es reglada por el acuerdo entre las partes o las disposiciones legales. como una especie de guía para el mejor cumplimiento de sus obligaciones. Al contar con una lista. algunos standards aceptables de conducta moral para los arbitros. sobre la base de la experiencia. Algunas instituciones arbitrales han elaborado. Su objetivo es. inherentes a toda actividad jurisdiccional. 490 Ley N° 29. evitando la dificultad que puede generarse a partir del desconocimiento de las partes acerca de una persona idónea para asumir tal función. Reglas básicas del ejercicio de la función de arbitrar Los arbitros. las partes tienen un marco de referencia desde el que nombrar a los arbitros. apuntalar la confiabilidad y eficacia del sistema arbitral. finalmente. Pero es en la selección de los arbitros donde el arbitraje institucional presta la colaboración más importante.

Constituye la expresión más acabada de la jurisdicción que ejercen los arbitros. o alguna circunstancia que pueda poner en duda su imparcialidad. la forma en que los arbitros dan cumplimiento a su cometido principal.497 procedimiento seguido y las resoluciones intermedias que van impulsándolo. Generalidades. no son sino actos a través de los cuales se va preparando el acto decisorio. objetivo final del arbitraje. c) Mientras están actuando como arbitros. con que sea potencialmente capaz de producirla. y es el acto que finalmente tuvieron en mira las partes al pactar el arbitraje como medio de resolución de sus conflictos. y en su caso. El Ley N° 491 29. Cuando se conviene someter ciertas disputas a arbitraje. lo que se pretende es que los arbitros las resuelvan definitivamente. Naturaleza El laudo es la decisión emanada de los arbitros que pone fin al litigio. deberán verificar si existe alguna relación de la que pueda surgir un interés directo o indirecto en el resultado del pleito. b) Antes de aceptar una designación como arbitro. así. resultando lo demás sólo el camino que . que haga dudar de su neutralidad.arbitraje con celeridad y justicia. El dictado del laudo es. al imponer a las partes una solución para las diferencias que los separaban. o que sea susceptible de crear la apariencia de parcialidad o predilección hacia alguna de las partes. No es necesario que el hecho haya generado efectivamente esa parcialidad. resolviendo definitivamente el diferendo que las partes les habían sometido. o que el arbitro crea que las partes pueden haber dudado de ella. deberán evitar cualquier situación que pueda afectar su objetividad. Basta. hacerla conocer a las partes.

lógicamente debe recorrerse para arribar a esa decisión. considerándose una auténtica resolución que los arbitros expiden como consecuencia del ejercicio de la autoridad o poder de juzgar que las partes le dieron.y no se agota con el dictado de la sentencia definitiva. por lo tanto. con el límite que impone. Los arbitros.497 Con las aclaraciones precedentes.se ha conceptualizado el laudo como un acto convencional. tienen un objetivo primordial. por razones de seguridad jurídica.encomendarles la resolución de un caso concreto. El juez conserva su potestad para ejecutarla. tienen una jurisdicción nacida de fuente convencional y. tiene carácter permanente y genérica -si bien acotada por las limitaciones derivadas de su competencia territorial y funcional. Desde otra concepción del arbitraje -aquella que le reconoce una naturaleza puramente convencional. por el contrario. El laudo es -desde otro ángulo. y aun para ejercer facultades ordenatorias y correctivas. el laudo es el equivalente a la sentencia judicial. Esta asimilación es la resultante de atribuir naturaleza jurisdiccional al arbitraje. Los jueces estatales están revestidos de una jurisdicción que por provenir de la organización misma del Estado. el principio de la cosa juzgada. un acuerdo de voluntades que . lo que determina otra diferencia importante entre las atribuciones de arbitros y jueces. 492 Ley N° 29. Son las mismas partes -en virtud de que el Estado lo admite con carácter general quienes crean la instancia y otorgan a los arbitros el carácter de jueces y al hacerlo.también el acto con el que concluye la intervención de los arbitros. Su emisión implica dejar agotado su cometido y su jurisdicción. limitada al caso. desaparecen sus facultades. Se deriva de ello que una vez producido el resultado previsto.

logrado mediante la actuación de los arbitros. Aun cuando supongan la ayuda externa de un tercero ajeno a ellas que colabora en la búsqueda o en la implementación de fórmulas transaccionales. de manera que éstos no serían sino el instrumento a través del cual aquéllos convienen la solución.no son las partes quienes proveen la solución. las partes proveen por sí la solución del caso. el diferendo desaparece.las partes concluyen por medio de los arbitros. Las partes no participan en la determinación de los derechos que a cada quien se atribuyen en el laudo.a partir del momento en que las partes se ponen de acuerdo.497 En los métodos heterocompositivos -de los cuales el arbitraje es una especie. sino que ésta les viene impuesta por un tercero. deja de haber materia litigiosa por haber dejado de existir el diferendo. Ya hemos señalado que emitir pronunciamiento acerca de puntos no comprometidos u otorgar a alguna de las partes más de lo que peticiona. . Expresan de esta forma la teoría según la cual la resolución del litigio es el resultado de un verdadero acuerdo entre los litigantes. quienes pueden pronunciarse solamente sobre aquellas cuestiones que les fueron sometidas. constituyen causales que invalidan el laudo. Nos parece que esta postura desconoce la elemental distinción entre los métodos autocompositivos de litigios y los hetero-compositivos. ni tienen ingerencia en la forma en que los arbitros resuelven las cuestiones. Si asumimos que éste se produce por tener ambas partes pretensiones contradictorias respecto de un mismo derecho. al coincidir sus voluntades en las recíprocas pretensiones. la fuente inmediata de resolución del diferendo es directamente su eliminación. Ley N° 493 29. La voluntad de aquéllas sólo tiene relevancia en tanto enmarca el ámbito de resolución de los arbitros. En los primeros.

y contener mínimamente ciertos requisitos de forma que permitan asegurar su autenticidad. Es recomendable. no prevén forma alguna en particular para la emisión del laudo. éste no es eliminado. para mayor claridad de la decisión. una relación de los hechos. Forma y plazos para su dictado Nuestros Códigos. que la exposición de los hechos sea suficientemente explicativa y exacta. sino resuelto atribuyendo el derecho controvertible alguna de las partes. que la resolución aparezca como una derivación razonada de las constancias de la causa y de las normas vigentes -en el caso de los arbitros de derecho-. que se haga mérito de todas las circunstancias relevantes. en general. que participa de la misma naturaleza que los tramitados ante los estrados judiciales: implica un proceso destinado a conocer y resolver un conflicto. que deberá ser hecho por escrito. total o parcialmente. y que exprese . y ser firmada por los arbitros.49? entenderse no obstante. el planteo básico consiste en que las partes tienen pretensiones contradictorias sobre un mismo derecho. sólo a esos efectos deben tenerse en cuenta las pretensiones de las partes. Por lo pronto. finaliza con el dictado de una sentencia que pone fin al conflicto. deberá consignar lugar y fecha de emisión. que exprese las alegaciones y hechos invocados por las partes en sus respectivas presentaciones. la decisión concreta y los fundamentos que la sostienen -sobre esto último volveremos más adelante-. Pero la voluntad de las partes no tiene relevancia jurídica más allá de lo mencionado. ese proceso se plantea y se sustancia ante un tercero neutral. Ha de 494 Ley N° 29. Conviene recordar que el procedimiento arbitral es un verdadero juicio. el plazo para su cumplimiento. los datos que permitan identificar a las partes litigantes.

La decisión basada en el derecho positivo. Por encima de todas las demás características que puedan pregonarse respecto de las decisiones jurisdiccionales. Es preciso que los arbitros expongan claramente cuáles son las razones que los impulsaron a dietario. aquel que desconoce las disposiciones jurídicas. de manera que ésta pueda ser hilvanada como una lógica derivación de las motivaciones que determinaron la solución aplicada al litigio. y cuanto más la que se emite "al leal saber y entender" del juzgador.un hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva. HOLMES -citado por Le Pera. porque la forma y el método de la lógica satisfacen esa ansia de certidumbre y de reposo que alberga toda mente . con el objeto de convencer a las partes de la justicia del laudo. La fundamentación Generalidades Hemos visto que uno de los requisitos que debe contener el laudo arbitral es la fundamentación de la decisión. si bien referido a la actividad de los jueces pero de entera aplicación al caso de los arbitros. el lenguaje de la lógica. parece que la que mejor contempla la expectativa de los justiciables es la de hallarse revestida de lógica.497 en la construcción de un razonamiento suficiente para que -de los hechos que el juez percibe. OLIVER W. pueda comprenderla y compartirla. no puede prescindir de la elemental correspondencia entre las cuestiones planteadas y la decisión misma. sobre todo.ha dicho que el lenguaje de las sentencias es.con precisión lo que decide. la fundamentación de sentencia consiste Ley N° 495 29. Debe ser concebida de tal forma que aun el ciudadano común. Al decir de Alvarado Velloso.

pero que no por eso deja de ser raíz y nervio de todo el proceso. un juicio que permanece generalmente inarticulado e inconsciente.humana. Pero aclara a continuación que generalmente la certidumbre no es más que una ilusión y el reposo no es el destino del Hombre. Se advierte una tendencia creciente a minimizar este aspecto del decisorio. En nuestro sistema judicial se ha venido verificando una paulatina degradación del valor de la fundamentación en materia de sentencias. . Detrás de la lógica yace un juicio acerca del valor y del peso relativo de fundamentos legislativos en conflicto.

reduciéndose proporcionalmente los recursos intentados contra ellos. Entendemos. lo que se ha dado en llamar la fundamentación "a cabalidad". Rescatan -en pensamiento que compartimos en plenitud-el valor de la sustentación sin mezquindad de argumentos. CHIAPPINI Y PEYRANO han podido decir que vivimos hoy una época de crisis de fundamentación de las resoluciones judiciales. t 496 Ley N° 29. al menos pretenderán . Pareciera que en el fondo no importa tanto el "por qué" de una sentencia. Pero ese compromiso de cumplimiento voluntario no será mantenido de manera incondicional. los arbitros revaliden la confianza que las partes han depositado en ellos.497 priorizando la parte dispositiva. En el fondo. al estar dirigidos a convencer a las partes de su justicia intrínseca. debiendo tender al objetivo final de convencer a las partes de que la solución adoptada es la que mejor se compadece con las exigencias de equidad. resultando preocupante la pobreza en algunas decisiones que emanan de los estrados judiciales. cobra mayor importancia la contundencia con que los arbitros puedan expresar los fundamentos en que se apoya la decisión. como la decisión misma. En este sentido. En la medida que ese objetivo se logre -y para ello es menester que no se ahorren esfuerzos para explicar el laudo. que la fundamentación de los laudos constituye uno de los mejores elementos para juzgar la idoneidad y seriedad de los arbitros.se incrementará notablemente la cantidad de los que se cumplen espontáneamente. así. lo que las partes esperan de éstos es una decisión justa. Es necesario que a través del laudo. porque al creerse con derecho presumen les será favorable! pero si resulta adversa.

.497 497 recibir una explicación satisfactoria de las razones por las que no se les atribuyó el derecho que creían tener al litigar.Ley N° 29.

497 PROCESO DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONESJUDICIALES .498 Ley N° 29.

En el proceso de ejecución de resoluciones judiciales son títulos de ejecución y no títulos ejecutivos: 1.los laudos arbitrales firmes.. 2.las resoluciones judiciales firmes.. y .

3. Condiciones de la ejecución .los que la ley señale.. Estos títulos de ejecución se ejecutarán a pedido de parte. 1.

Se dice que la sentencia dictada por el juez de primera . 2 o) que si tiene plazo para su cumplimiento. éste se encuentre vencido. Los requisitos para que proceda la ejecución son: I o) que la sentencia haya sido consentida o esté ejecutoriada. 3o) que se proceda a pedido de parte interesada.

cuando habiéndose concedido el recurso interpuesto éste ha sido declarado desierto por no haberse expresado agravios. después de notificadas. han dejado transcurrir los plazos legales sin interponer recursos para ante el superior. quedando en consecuencia .instancia ha quedado consentida. cuando las partes.

firme la sentencia de primera instancia. En tales casos la ejecución de la sentencia es procedente porque ha pasado en autoridad de cosa juzgada. o cuando se ha produci- do la perención de la instancia por haber transcurrido los plazos legales sin elevarse los autos al superior. Por el contrario. pendiente el recurso .

497 ción no procede. salvo los casos en que por disposición de . la ejecu- Ley N° 499 29. de apelación.

la ley el recurso se concediere al solo efecto devolutivo. porque entonces puede ejecutarse provisionalmente. la sentencia en el proceso de alimentos y litisexpensas. cuando fuese con- firmada por el tribunal de apelación si la de primera . La sentencia queda ejecutoriada.

o aquél la hubiese revocado si era absolutoria. En tales casos la sentencia de segunda instancia se substituye a la del inferior y puede ser ejecutada. salvo el de casación.instancia era condenatoria. porque contra ella no cabe ningún recurso. .

el juez no puede proceder a la ejecución de la sentencia sino a pedido de la parte interesada. y . del ejercicio de una acción ejecutiva que tiene como fundamento la sentencia. Como consecuencia del principio dispositivo que inspira nuestras instituciones procesales. Se trata. en efecto.

Juez competente .que sólo puede ser ejercida por aquel a quien se reconoce titular del derecho contra el que se declara sujeto pasivo de éste. 2.

Los títulos de ejecución judicial se ejecutan ante el juez de la demanda. Facultades del juez de la ejecución Los poderes del juez de la ejecución están delimitados . 3.

y la obligación cuyo cumplimiento se exige. Pero el juez de la ejecución. En ella están consignados los sujetos activo y pasivo de la ejecución. de los que no puede apartarse en virtud de la cosa juzgada.por los términos de la sentencia. por ser un órgano .

497 jurisdiccional.500 Ley N° 29. puede examinar los motivos de ella para fijar el alcance de la parte . tiene la facultad de interpretar la sentencia.

y aun para rectificar el error material cuando ello no se altere la substancia de la decisión.dispositiva. Sentencia que condena al pago de cantidad líquida . 4.

4. Cuándo hay cantidad liquida Se entenderá que hay condenación al pago de cantidad líquida.1. siempre que de la sentencia misma se infiera el monto de la liquidación. . aun cuando éste no estuviera expresado numéricamente.

de acuerdo con la disposición citada. Pero. Se entiende que hay cantidad líquida. A . se considera que también hay cantidad líquida cuando su determinación es posible mediante una operación numérica en base a las constancias de la sentencia. cuando la sentencia condena a pagar una suma determinada.

Agrega el art."Si la . 697 del Código Procesal Civil que. en la forma establecida en la sentencia.este efecto se preparará la ejecución presentándose por el interesado una liquidación en la que se incluirán las costas. comprendidos los honorarios regulados y los intereses.

En . sin esperar que se liquide la segunda. o a hacer o a entregar alguna cosa.sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida. Una sentencia puede condenar al mismo tiempo al pago de una cantidad líquida y otra ilíquida. podrá procederse a hacer efectiva la primera.

si no fuese posible ejecutarlas simultáneamente.tales supuestos puede ejecutarse la cantidad líquida.497 . formándose incidente por separado respecto de las demás condenaciones. Por ejemplo. Ley N° 501 29.

si una sentencia condena al pago de una cantidad líquida y a la entrega de un bien nada impide que se substancie en los mismos autos. sólo se refiere a . El derecho de ejecutar condenaciones de importe líquido en parte e ilíquido en el resto.

al actor a rendir cuentas a aquél y de cuyo resultado ha de surgir eventualmente un crédito en favor de una u otra parte.condenaciones dictadas contra una misma parte. a la vez. pero no al caso en que se condene al demandado a una suma líquida o fácilmente liquidable. pues se colocaría al . y.

5. Sentencia que condena a hacer o no hacer .demandado en una condición de desigualdad al no poder hacer valer la compensación del crédito que resulte en su favor una vez aprobada la rendición de cuentas.

5. se hará a su costa. Obligaciones de hacer En caso que la sentencia contuviese condena de hacer alguna cosa. o se le obligará a .1. si el condenado no cumpliese con lo que se le ordene para la ejecución de la sentencia dentro del plazo que el juez señale.

a elección del acreedor. . según que la sentencia haya fijado o no la importancia de los perjuicios para el caso de inejecución. Para hacer efectiva la indemnización. se aplicarán las reglas establecidas.resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución.

y. el acreedor puede pedir que el juez lo fije teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso. El deudor debe ejecutar el hecho dentro de ese plazo . en su defecto. La sentencia debe contener el plazo dentro del cual el deudor debe ejecutar el hecho.

502 Ley N° 29. . porque si lo hiciere de otra manera lo ejecutado se tendrá por no hecho o podrá destruirse lo que fuese mal hecho.497 y de acuerdo con los términos de la sentencia.

Si el deudor se abstuviese de ejecutar el hecho. el acreedor puede elegir entre pedir autorización para mandarlo hacer por un tercero a costa del deudor o exigir a éste el pago de los daños y perjuicios. o se tuviese lo ejecutado por no hecho. La sentencia debe contener apercibimiento expreso de que .

se otorgará la escritura por el juez.2. no podrán modificarse después los términos de la sentencia. Obligaciones de no hacer . 5. porque si se condenara a escriturar bajo apercibimiento de resolverse la obligación en el pago de daños y perjuicios.

o que se indemnicen los daños y perjuicios. y el obligado la quebrantase. Si la sentencia condenase a no hacer alguna cosa. De acuerdo con las disposiciones del código civil. si fuese posible. si la . el acreedor tendrá opción a pedir que se reponga las cosas al estado en que se hallaban. y a costa del deudor.

o si éste hubiese sido obligado a ejecutarlo. Si el hecho fuese ejecutado por culpa del deudor. el acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se .obligación fuese de no hacer y la omisión del hecho resultare imposible sin culpa del deudor. la obligación se extingue.

Ley N° 29. Si no fuese posible destruir lo que se hubiese hecho.hubiese hecho o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor.4 . el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que le trajere la ejecución del hecho.

se .3.97 503 5. Sentencia que condena a dar Cuando la condena sea de entregar alguna cosa.

librará el correspondiente mandamiento para desapoderar de ella al obligado. . se le obligará a la entrega del precio. previa la evaluación necesaria. con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. y caso que esto no pudiese verificarse.

el ejecutante podrá pedir el pago del .6.haberse enajenado el bien litigioso a un tercero de buena fe. Pago del precio y daños y perjuicios Si el desapoderamiento se hiciese imposible por cualquier circunstancia. aun con el auxilio de la fuerza pública. por ejemplo.

El precio se determinará por peritos. . si no estuviese fijado en los autos.precio con los daños y perjuicios.

7. Esta es la primera división de los procesos en su faz ejecutiva. Títulos judiciales y procesos de ejecución de sentencia La sentencia determina un proceso de ejecución regulado por el código procesal civil en forma indepen- diente. .

La sentencia como título ejecutorio 8.1.8. Para que ello ocurra resulta necesario que: . Concepto de sentencia firme Para que una sentencia pueda ejecutarse tiene que encontrarse firme.

.497 Contra las decisiones que causan gravamen las partes .La sentencia esté consentida 504 Ley N° 29. I.

recursos.. es decir. Si.La sentencia esté ejecutoriada .tienen medios de impugnación. II. notificada una sentencia. las partes dejan transcurrir los términos procesales —sin interponer los recursos— es porque han consentido el pronunciamiento.

se dice que la sentencia se encuentra ejecutoriada. los que han importado adquisición de competencia por un tribunal ad quo. Cuando las partes han interpuesto los recursos. . y luego el tribunal superior —contra el que no cabe recurso— dicta resolución conformando o revocando el fallo.

— Acto sujeto a condición suspensiva . la naturaleza jurídica de la sentencia sujeta a recurso. 8. en doctrina.2. Sentencia no firme Se ha discutido largamente.

que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada. Como todo acto sujeto a una condición de tal tipo. . no produce efectos jurídicos hasta que se cumpla la condición! en este caso. Se ha entendido que la sentencia pendiente de recurso es un acto bajo condición suspensiva.

es un acto jurídico sujeto a condición suspensiva. frente a la de segundo grado. están en suspenso hasta la verificación de un determinado hecho (falta de interposición de . cuyos efectos. por tanto. Con acierto se ha dicho que se ha resuelto la cuestión en el sentido de que la sentencia de primer grado.

1.1. Ley N° 505 29.497 . 389.la apelación). cit. p... Tratado. ROCCO.. UGO.11 11.

Tal lo que sucede en las ejecuciones bajo fianza y en el proceso especial de alimentos. Se ha criticado esta teoría en razón de que- a) Hay sentencia cuya ejecución no se suspende. . a pesar de estar pendientes de recurso.

que importa una sentencia no ejecutoriada.b) El simple acto del magistrado. es más bien un elemento — que necesita de otros— para la formulación definitiva de la norma individual.12 .

toda sentencia posee su propia y natural autoridad legítima. puesto que desde el primer momento tiene todas las cualidades necesarias para vivir establemente y llegar a ser inrrevocable. si la obra fiscalizadora y .9. Acto sujeto a condición resolutoria Para Mortara.

a saber- a) El hecho normal de que la sentencia recurrida esté suspendida en sus efectos importa que no pueda ser . En esta posibilidad estaría la condición resolutoria.correctora de otro órgano superior no la modifica.13 Esta tesis merece serias objeciones.

en oposición a lo que importa el acto sujeto a .asimilada a una condición resolutoria. b) No estamos ante un acto jurídico con efectos inmediatos. Se supedita a un hecho incierto y futuro la resolución de un derecho adquirido.

12.. . 389. Principios de derecho.cit. MORTARA. t.. p.. 516. Ob. cit. JOSÉ CHIOVENDA.condición resolutoria.. p. 13. 2.

506 Ley N° 29.497 c) La sentencia sujeta a recurso es un simple ele mento .

CHIOVENDA ha sostenido que la sentencia sujeta a gravamen es más bien un elemento que con el concurso de otro elemento (el término) llegará a ser la declaración del derecho! mediante la sentencia sujeta a tales gravámenes tenemos simplemente una situación jurídica.14 .

con propia fuerza obligatoria. pero. tiene efectos limitados y parciales mientras sea posible otro acto . Ugo Rocco sostiene que la sentencia sujeta a gravamen es un acto jurídico perfecto. d) Tesis de Ugo Rocco. en virtud de la posibilidad de dos grados de jurisdicción. Acto perfecto.

La sentencia sujeta a recurso es. Ha dicho Calamandrei que los antiguos doctores enseñaban que la interposición de la appellatio bastaba para . por consiguiente. una sentencia sujeta a revocación.distinto de declaración del derecho (sentencia de segundo grado).

.reducir a la nada la sentencia de primer grado y para llevar de nuevo la causa ad términos litis contestatae. Se asemeja más a un acto bajo condición suspensiva. que a un acto complejo y con efectos plenos. la sentencia sujeta a recurso no es un acto perfecto. 15 En realidad.

. cit. p. El hecho de que la sentencia apelada pueda ejecutarse.. Op. CHIOVENDA. 516. no quita que pueda ser modificada. No creemos 14.

Vicios de la sentencia y medios de gravamen.. en Estudios. Ley N° 507 29. p. cit. 14. CALAMANDREI.. 443..497 .

a) No puede negarse que una sentencia ha sido dictada. b) No puede ignorarse que. . no tiene efectos jurídicos. pendiente la apelación.que pueda ser superada la teoría que asimila la sentencia a un acto sujeto a condición suspensiva.

d) Cumplida la condición —falta de interposición de los recursos. confirmación—. la sentencia produce sus efectos jurídicos totales que se retrotraen a la fecha de su .c) La ejecución provisional no modifica estas conclu- siones.

Títulos de ejecución . 10.pronunciamiento. según lo que disponga el pronunciamiento. y aun más lejos.

Los títulos de ejecución se relacionan específica e históricamente con las "sentencias de condena" y con el consiguiente proceso de ejecución de las mismas. Las "sentencias de condena" o "sentencias exigibles" imponen al vencido el peso de una obligación que le es necesario .

Si no lo hace en forma voluntaria. . el segundo puede recurrir a la justicia para que lo ayude a lograr su pleno resarcimiento mediante la ejecución plena de la sentencia.cumplir para que quede satisfecho el interés legitimo del vencedor.

Las sentencias firmas son ejecutivas. las multas procesales y el cobro de honorarios en concepto de costos. así como las transacciones hechas entre las partes de un litigio. 508 Ley N° 29.497 . después que hayan sido debidamente homologadas.

Ámbito Esta norma se refiere a sentencias judiciales y laudos arbitrales. consagra positivamente el laudo arbitral como título ejecutorio. Para que haya título ejecutivo es necesario que la sentencia .11. por consiguiente.

Cabe destacar que las sentencias ejecutables son las de condena! las declarativas y las constitutivas no lo son. .judicial o el laudo arbitral estén consentidos o ejecutoriados. porque no requieren un proceso ulterior de ejecución.

12. Como órgano jurisdiccional. Poderes del juez Los términos de la sentencia son los que establecen los límites de la ejecución. el juez está investido de la facultad de interpretar la sentencia y examinar sus motivos para fijar el alcance de su parte dispositiva. .

en la ejecución de sentencia se puede disponer . Por ejemplo. cuando se condena el pago del saldo de precio de una compraventa. Sentencias de ejecución bilateral Son aquellas en que tanto el vencedor como el vencido deben llevar a cabo actos para que la ejecución queda cumplida.13.

habida cuenta de que su acción importa. el ofrecimiento de cumplir la obligación que le incumbre al demandante. Condena sin plazo de cumplimiento . implícitamente.las medidas necesarias para que el vendedor escriture. 14.

Si no lo establece.La sentencia debe fijar un plazo. .

es el juez competente de la ejecución. de la cantidad y del lugar. Ejecución parcial Algunas veces se apela sólo respecto de una parte de la condena. de los laudos arbitrales firmes y los que la ley señale es competente el juez de la demanda. Competencia La competencia es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto.497 . Constituye una consecuencia de su conocimiento en el proceso cuyo fallo es efectivizado por la ejecución. 16. a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia. o se recurre parcialmente mediante el recurso extraordinario. Juez que dictó la sentencia En principio.497 509 se presume que aquélla es de cumplimiento inmediato. Esta actitud implica que queda firme la parte de la condena no recurrida. Para la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. y se la ejecuta desde que queda consentida o ejecutoriada. 510 Ley N° 29. 15. 17. en el cual debe constar que ha recaído sentencia firma respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido. y esa parte de ella constituye un título de ejecución. No es necesario que se fije un plazo para su exigibilidad. representado por un testimonio que expide el secretario. Couture la define como medida de jurisdicción asignada a un órgano de Poder Judicial. Ley N° 29. La condena parcialmente firme puede ser ejecutada.

el plazo que fija el juez debe ser computado como si se tratase del correspondiente a una obligación. conexos.. Contenido del Mandato de Ejecución El mandato de ejecución deberá contener- 1. por tanto.. de lo contrario.el apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Ejecución forzada El transcurso del plazo constituye una condición de la ejecución. entonces.la exigencia al ejecutado para que cumpla con su obligación. 19. 20. Para decidir sobre la competencia no interesa. porque la litis contestatio no produce novación y.18. siempre y cuando el mandato de ejecución contuviera exigencia patrimonial. No se lo considera encuadrado entre los plazos procesales legislados. Este plazo es judicial. 2. cuyos correspondientes procedimientos de ejecución son comunes a todas. cuando el tiempo se agota sin que el condenado haya cumplido la prestación a la cual se lo condenó. iniciados con posterioridad. por su conexidad y recíproca influencia. 21. el Juez debe adecuar el apercibimiento a los fines específicos del cumplimiento de lo resuelto. Juez del principal Es el juez del proceso que se inició primero con relación a otros. Ejecución de suma líquida En el artículo 716 del Código Procesal Civil se . la fecha de las respectivas sentencias.

Ley N° 29. 7. 22. Si ya hubiese bien cautelado. la suma que debe abonar el vencido. Entiende que la liquidación determina.. 3. se procederá con arreglo a lo dispuesto para la ejecución forzada. pues la liquidación importa un acto procesal.La liquidación determina cualitativa y cuantitativamente la deuda! 2..El contenido de la liquidación está limitado por la sentencia. La liquidación. La dos concepciones se complementan porque" 1.. Concepto Procesalmente la liquidación no es más que el acto por el cual el tribunal establece el monto aritmético de la condena contenida en la sentencia.. 5.. 4..La liquidación implica un proyecto de distribución para asignar o atribuir una suma de dinero al o los .Torna cierto el monto incierto de la sentencia.Convierte aritméticamente el derecho cierto.Es provisional aunque sea definitiva. 6. de acuerdo a las pautas de la sentencia.Es del tribunal aunque la practiquen las partes.Es procesal.. sin perjuicio del reajuste que corresponda hasta su efectivo cumplimiento. judicial o extrajudicialmente. 8.497 511 establece que si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada. se procederá con arreglo a lo establecido sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada..

Pues como ni el derecho ni la moral permiten enriquecimientos sin causa. Los errores aritméticos pueden corregirse en todo tiempo. Es así que. y de allí concluir su decisión. si se hubiere incurrido en error al practicarla. debe rectificarse una liquidación aprobada "en cuanto hubiere lugar" cuando su monto total por error de su autor. no siendo inmutable ni teniendo los efectos de la cosa juzgada ni la preclusión. lo forman partidas inaceptables. no causa estado. por el que consideramos que la liquidación es el acto procesal en virtud del cual y de acuerdo a las pautas de la sentencia se determina aritméticamente la suma que debe oblar el vencido.497 . 23. La liquidación no tiene la jerarquía de fallo con autoridad de cosa juzgada. su adecuación y ajuste a la sentencia que se ejecuta. tornando cierto el monto de lo que debe percibir o asignarse al vencedor y sin perjuicio de eventuales modificaciones. Naturaleza de la liquidación Una liquidación. Podemos establecer un concepto aproxima-tivo.512 Ley N° 29. sin mayor fundamento. En contra de esta tesitura. Se ha indicado —en este sentido— que es factible rectificar una liquidación aprobada antes de verificarse el pago.497 ejecutantes. se ha indicado que una vez firme y aprobada la liquida- Ley N° 513 29. a pesar de no haber impugnación a una planilla. pues no a toda resolución puede reconocérsele fuerza de inmutabilidad. Siempre se practica "en cuanto ha lugar por derecho". el magistrado puede y debe juzgar la conveniencia de ésta. aunque sea definitiva.

24. razón por la cual es admisible su ulterior rectificación. que la resolución aprobatoria de la liquidación no adquiere eficacia de cosa juzgada. para fijar la suma de la ejecución. impidiendo la preclusión procesal volver a lo resuelto definitivamente y. sea sentencia u homo- logación. Parte que practica la liquidación 24. aun de oficio. Es que. 24.1 El ejecutante vencedor En principio. cuando se trata de suma ilíquida. la misma debe sujetarse a bases que están señaladas por el título ejecutorio. siempre que ello no importe.497 . en consecuencia. La parte 514 Ley N° 29. Forma. Palacio puntualiza. Rubros que normalmente aparecen en una liquidación y sucinta explicación de los mismos a) El capital El capital es el monto por el cual prospera la demanda. 24. modificar las bases establecidas en la sentencia para practicarla. pautas y modelo de liquidación Ya sea que la liquidación la practique el ejecutante o el ejecutado. en igual sentido.ción. El ejecutante puede practicar liquidación. que usualmente está expresado en números. la liquidación la practica el vencedor. la liquidación es una acto procesal de importancia y necesario en el trámite para establecer el monto del embargo ejecutorio. hay al respecto cosa juzgada. desde luego.2. resulta extemporánea la objeción sobre la tasa de intereses cuando es intimado de pago.3. no resultando necesario que existan fondos depositados.

.a) La determinación del índice a apli- Ley N° 515 29. 25.. que de hecho accidental ha llegado a ser un hecho notorio. la solución real prevista por el juez. b) La depreciación monetaria (el capital actualizado) Como un fenómeno de la época.. en forma casi unánimee. aun después de la sentencia. Es que corresponde acordar el reajuste de la indemnización de daños —o de otro crédito— que resulte de una sentencia. y condenar a . la doctrina y la jurisprudencia. la inflación convive con el individuo y reduce progresivamente su capital..a pagar al primero la suma de nuevos soles. han considerado el carácter de hecho notorio que asume la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Como bien se ha sostenido.. Si la depreciación se ha solicitado durante el proceso.497 car para la corrección. que persigue el resarcimiento integral del crédito mediando incumplimiento de las obligaciones del deudor. Este capital aparece como determinado (líquido).dispositiva de una sentencia dice^ Hacer lugar a la demanda. la sentencia debe contener dos aspectos importantísimos.. en la actualidad sólo refleja un valor nominal al tiempo de interposición de la demanda o de los hechos que la determinaron... pues ello no implica desconocer los efectos de la cosa juzgada desde que ésta tiende a amparar más que el texto formal del fallo. y b) El período que debe cubrir la indexación. no obstante que el mismo se haya solicitado en el trámite de ejecución del fallo. Se ha admitido la depreciación en cualquier etapa del proceso. en concepto de . sin embargo. Resoluciones judiciales extranjeras .

1. Concepto La jurisdicción emana de la soberanía. la sentencia sólo produce efectos jurídicos dentro de ese territorio.497 tiene por límites los del territorio en el cual se ejerce. y. no es posible desconocer. y como ésta 516 Ley N° 29. Pero dentro de la comunidad jurídica en que viven los pueblos modernos. con contestación o sin ella. Escrito de contradicción Al escrito de contradicción se anexara el documento que acredite el cumplimiento o extinción alegados. Contradicción Puede formularse contradicción al mandato de eje- cución dentro de tres días de notificado. se resolverá mandando seguir adelante la ejecución o declarando fundada la contradicción. recíprocamente no se admite en él los efectos de la sentencia pronunciada por un juez extranjero. 26. que así como las . En el artículo 719 del Código Procesal Civil se dispone que las resoluciones judiciales extranjeras reconocidas por tribunales nacionales se ejecutarán siguiendo el procedimiento establecido para ello en el Código Procesal. De lo contrario ésta se declarará inadmisible. 27. Ejecución de sentencias extranjeras. sólo si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación.2. 26. La resolución que la declara fundada la contradicción. 26. Trámite de la contradicción De la contradicción se confiere por tres días y. La resolución que la declara fundada es apelable con efecto suspensivo.

de no acordarse a la sentencia efectos extraterritoriales desaparecería la seguridad de los derechos. . pues bastaría para eludirlos substraerse a la jurisdicción del juez que la pronunció. pues. Es así como puede señalarse un primer período de franca hostilidad. porque con ello no se vulnera la soberanía. la celebración de Ley N° 517 29. de las que aun existen rastros en el derecho positivo. Legislación comparada El examen de su evolución histórica demuestra que esta institución se ha formado a través de distintas etapas.leyes traspasan las fronteras y los jueces se ven a menudo precisados a aplicar las de otros países. según la cual. 28. si bien difieren en cuanto a los requisitos que exigen para ello. en el que no se permite la ejecución de la sentencia dictada por el juez de otro país. casi todos los Estados reconocen validez a las sentencias pronunciadas en el extranjero y permiten su ejecución como si hubiesen sido dictadas por sus propios jueces. la ejecución es permitida siempre que el país donde la sentencia se hubiese pronunciado lo autorice en las mismas condiciones! por último. en el que la ejecución es admitida con sólo el cumplimiento de requisitos formales. Por razones. desde que el tratado forma parte de la legislación nacional. el llamado estado de comunidad. de seguridad jurídica y de conveniencia recíproca.497 tratados favoreció su reconocimiento. cualquiera que sea su naturaleza»* posteriormente. más tarde surgió el principio de la reciprocidad legislativa. y que comienza por el desconocimiento absoluto de la sentencia extranjera y termina con la admisión plena de su eficacia.

en tanto que en el segundo nada se exige. autorizará la ejecución.497 sentencia como acción (actio iudicati). antes de proceder a la ejecución de la sentencia. en este último caso. En el primer caso se requiere un acto de compulsión contra la parte. pero no cuando se la opone como excepción (cosa juzgada). Por consiguiente. En algunos países. en consecuencia. promover un nuevo proceso de acuerdo con la legislación nacional. porque el exe- quátur es indispensable cuando se trata de cumplir una 518 Ley N° 29. y es necesario. 29. a menos que la sentencia no produzca efecto sin el cumplimiento de un formalidad previa. Necesidad del exequátur Casi todas las legislaciones imponen determinados requisitos para admitir la eficacia de la sentencia extranjera. lo que se explica desde que no es posible que un Estado permita la ejecución en su territorio de la sentencia dictada por un juez de otro Estado sin verificar si se han respetado las garantías mínimas establecidas por sus propias leyes para la defensa de los derechos ante la justicia. Noruega y Portugal. Tampoco cuando se la agrega al proceso como medio de prueba de un hecho. le concederá el exequátur. las sentencias de los tribunales extranjeros no tienen ningún valor. como no sea el respeto al pronunciamiento del juez extranjero. es decir. en caso afirmativo. es evidente que el juez goza de entera libertad para apreciar su . aunque la jurisprudencia tiende a inclinarse en el sentido de la reciprocidad. pero. Tal ocurre en Suecia. el tribunal debe constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos. como ocurriría tratándose de las cuestiones relativas al estado de las personas. y. Pero es necesario hacer un distingo.

se impone ai ejecutado una multa no menor de media (112) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). habiéndose resuelto seguir adelante con la ejecución.-Cálculo de derechos accesorios .Suspensión extraordinaria de la ejecución Tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia. acumulativas y crecientes en treinta por ciento (3 0%) hasta que el obligado cumpla el mandato. procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales. Artículo 62°. el juez impone multas sucesivas..eficacia.Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si.497 cumple. Artículo 61°. a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado. si persistiera el incumplimiento... sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución. el obligado no Ley N° 519 29.Multa por contradicción temeraria Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en la norma procesal civil. Artículo 60°. el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada. y. Artículo 63°.

Contradicción El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado.. el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. el juez ordena su pago inmediatamente. La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles si uientes a su notificación. la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. reservando la discusión sólo respecto del diferencial. Vencido el plazo el juez. 520 Ley N° 29. CAPÍTULO VI PROCESOS NO CONTENCIOSOS Artículo 64°. con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado.. como las remuneraciones devengadas y los intereses. Los derechos accesorios a los que se ejecutan. el juez resuelve lo que corresponda o manda reservar el pronunciamiento para que se . se liquidan por la parte vencedora. Si hubiese acuerdo parcial. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo. resuelve acerca del monto fundamentándolo.Consignación La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago. Conferido el traslado y absuelto el mismo. ni que solicite autorización del juez para hacerlo.497 Artículo 65°.

Artículo 66°.. Artículo 67°. en el término de veinticuatro (24) horas. incluso si hubiese formulado contradicción. Para tal efecto debe presentar. sin correr traslado.. salvo que el acreedor hubiese formulado contradicción. bajo responsabilidad. Cuando se presente acumuladamente. se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones. El retiro de la consignación surte los efectos del pago. Ley N° 521 29.decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo. la respectiva solicitud..pretensión única.Entrega de documentos La mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no contencioso siempre que ésta se tramite como .497 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA. ..En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil. Artículo 68°.Autorización judicial para ingreso a centro laboral En los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autorización judicial previa para ingresar a un centro de trabaj o. ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de actuación.Retiro de la consignación El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor. Esta debe resolverse. sin trámite alguno. esta es tramitada por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces.

522 Ley N° 29.497 OCTAVA.. SEXTA.. superior a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). entiéndese que también se alude a los juzgados y salas mixtos..Cuando la presente Ley hace referencia a los juzgados especializados de trabajo y a las salas laborales. fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.. se interponen ante el juez de a causa principal y se tramitan conforme a las normas del proceso abreviado laboral.La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador.Las tercerías de propiedad o de derecho referente de pago. QUINTA. la remuneración mensual percibida sea. por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo.En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos. el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible. TERCERA. implementa lo necesario para la promoción de la conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje. CUARTA. siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y..Los expedientes que por cualquier razón reingresen a los órganos jurisdiccionales tienen preferencia en su tramitación. . El Estado. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabaj o y Promoción del Empleo. Para tal fin.. SEGUNDA. adicionalmente.Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje. o haya sido.Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continúan su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron.. así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados. SÉTIMA.

La aplicación de la presente Ley se hará de forma progresiva en la oportunidad y en los distritos judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.Precísase que hay exoneración del pago de tasas judiciales para el prestador personal de servicios cuando la cuantía demandada no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). a excepción de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias. sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (01T) y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte.. En los distritos judiciales.. sigue rigiendo la Ley núm.Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú. UNDÉCIMA. que entran en vigencia al día siguiente de su publicación. Ley Procesal del Trabajo.. así corno cuando las pretensiones son inapreciables en dinero.La presente Ley entra en vigencia a los seis (6) meses de publicada en el Diario Oficial El Peruano. individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú. NOVENA. los derechos laborales. así como el otorgamiento de incentivos que les permitan desarrollar de manera óptima la función judicial. en tanto no se disponga la aplicación de la presente Ley. 26636. El fondo tendrá por objeto la implementacion de medidas de formación específicamente dirigidas a los magistrados laborales.497 . Ley N° 523 29. DÉCIMA. DUODÉCIMA. y sus modificatorias..Autorízase al Poder Judicial la creación de un fondo de formación de magistrados y de fortalecimiento de la justicia laboral.

El Poder Judicial implementa una red electrónica que permita la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación simultánea en la página web del Poder Judicial.El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. el cual opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor. de acceso público. implementa un soporte informático para el manejo de los expedientes electrónicos..El Poder Judicial dispone la creación e instalación . Dicha respuesta debe contener la información solicitada presentada en cuadros tabulados. De igual modo. SEGUNDA. también por correo electrónico. QUINTA. El acceso al buzón es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder Judicial.. actualizada permanentemente. CUARTA.. El requerimiento de información es enviado por el juzgado al correo electrónico habilitado para tal fin por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. con la colaboración del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa un sistema de remisión electrónica de información de las planillas electrónicas. que permita el cálculo de los derechos o beneficios sociales. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA..El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. implementa un sistema informático.. que permita a los jueces y usuarios el acceso a la jurisprudencia y los precedentes vinculantes y que ofrezca información estadística sobre los procesos laborales en curso. con la colaboración del PoderJudicial. Los interesados solicitan al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico. TERCERA. implementa una base de datos pública. El funcionario responsable da respuesta. agregándose las explicaciones que fuesen necesarias.

524 Ley N° 29. SÉTIMA..Modifícanse los artículos 42°. SEXTA. OCTAVA.497 progresiva de juzgados y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo requieran.497 La nueva Ley procesal del trabajo estará en vigencia recien a partir del 15 de Julio de 2010 y no será aplicable inmediatamente sino que será el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el que proyectará su aplicación progresiva en los diversos distritos judiciales. DISPOSICIONES MODIFICATORIAS PRIMERA. Las disposiciones transitorias si están en vigencia desde el 16 de enero de 2010. sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 51° y la parte referida a la competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral del artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley ..El Poder Judicial dispone el desdoblamiento de las salas laborales en tribunales unipersonales que resuelvan en segunda y última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).Las acciones necesarias para la aplicación de la presente norma se ejecutan con cargo a los presupuestos institucionales aprobados a los pliegos presupuestarios involucrados. para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un servicio de justicia más eficiente..El Poder Judicial aprueba los formatos de demanda para los casos de obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). Entrada en vigencia de la Ley 29..

Las demás que señale la ley. en los siguientes términos: «Artículo 42°. formativa. c. de lo resuelto por los juzgados especializados de trabajo.Competencia de las salas laborales Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia. aprobado por Decreto Supremo núm. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva. d. Artículo 51°. b.497 Orgánica del Poder Judicial. Proceso de acción popular en materia laboral. en las materias siguientes: a. Conflictos de competencia promovidos entré juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley. referidas a aspectos .. cooperativista o administrativa.Competencia de los juzgados especializados de trabajo Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales. en grado de apelación. sea de derecho público o privado. 017-93-JUS.Ley N° 525 29. de naturaleza laboral. f. Conocen. plurales o colectivas originadas con ocasión de las prestaciones de 'servicios de carácter personal.. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral. en primera instancia.

incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. desarrollo y extinción de la prestación .sustanciales o conexos. Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones relacionadas a: a) El nacimiento.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador. cajas u otros. incluida su disolución. k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. 1) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez. b) La responsabilidad por daño emergente. lucro cesante o daño moral incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios. . a favor de los asegurados o los beneficiarios exigibles al empleador. así como a los correspondientes actos jurídicos. conforme a la ley de la materia. o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. c) Los actos de discriminación en el acceso. e) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo. h)El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos. n) Los títulos ej ecutivos cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). e) Los conflictos vinculados a un sindicato y entre sindicatos. 1) Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal. ejecución y extinción de la relación laboral. incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual. » 526 Ley N° 29. de naturaleza laboral.497 personal de servicios. de derecho público. fondos. administrativa o de seguridad social. a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. d)Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. m) Las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo. j) El Sistema Privado de Pensiones.

aprobado por Decreto Supremo núm. en los siguientes términos: «Artículo 38°.. Para efectos de dicha ejecución. Artículo 57°. 054-97- EF. c) De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador..Modifícase el artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado deAdministración de Fondos de Pensiones.Competencia de los Juzgados de Paz Letrados Los Juzgados de Paz Letrados conocen: (..» SEGUNDA. siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).. sin importar la cuantía.Proceso de ejecución La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación para cobranza se efectúa de acuerdo al Capítulo V del Título 11 de la Ley Procesal del Trabajo. a) De los asuntos no contenciosos... se establecen las siguientes reglas especiales: (. b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).) ..Ley N° 29.) En materia laboral: a) De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo.497 o) Otros asuntos señalados por ley.

14404. 8930 que otorga autoridad de cosa juzgada y mérito de ejecución á las resoluciones de los tribunales arbitrales. 26636. y sus modificatorias. Ley de Formación y Promoción Laboral. d) El Decreto Ley núm. Ley Procesal del Trabajo.Déjase sin efecto las siguientes disposiciones: a) El artículo 8o del Decreto Supremo núm. SEGUNDA.528 Ley N° 29. 002-97-TR. la Ley núm.. 001. 8683 y el Decreto Ley núm. sobre competencia en los conflictos entre cooperativas de trabajo y sus socios- trabajadores.96-TR que prohibe la acumulación de la acción indemnizatoria con la de nulidad de despido. reintegro de remuneraciones y beneficios sociales a los apoderados de los trabajadores. sobre pago de salarios. 27942. sobre competencia en las acciones indemnizatorias por discriminación. aprobado por Decreto Supremo núm. 002. sobre trámite de las reclamaciones de los trabajadores que laboran en órganos del Estado que no sean empresas públicas.98-TR.Quedan derogadas las siguientes disposiciones: a) La Ley núm. 728. . 27021. b) La Ley núm. c) La Ley núm. la Ley núm. 19334. b) El artículo 52° del Decreto Supremo núm. 27242 y la quinta disposición final y complementaria de la Ley núm..497 DISPOSICIONES DEROGATORIAS PRIMERA. e) El Título III del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo núm.

a los treinta días del mes de diciembre de dos mil nueve. Comunicase al señor Presidente de la República para su promulgación. TERCERA. LUIS AL VA CASTRO Presidente del Congreso de la República MICHAELURTECHOMEDINA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. ALAN GARCIAPÉREZ Presidente Constitucional de la República JAVffiRVELASQUEZQUESQUÉN Presidente del Consejo de Ministros . a los trece días del mes de enero del año dos mil diez..Deróganse todas las demás normas legales que se opongan a la presente Ley. en Lima.497 529 En Lima. Dado en la Casa de Gobierno. Ley N° 29.

.

ANEXO LEGISLATIVO .

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TITULO II

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Cuando se trate de empresas con más de 50 trabajadores o la complejidad y magnitud de la información así lo ameriten. bastando que el juzgado establezca de manera clara y precisa los puntos a ser constatados. El informe revisorio de planillas contendrá la transcripción de los asientos o los datos contenidos en los libros o documentación correspondiente. Artículo35°. Sólo si hubiera error o deficiencia en el acopio de datos. SUB-CAPITULO IV Pericia Artículo 36°. bajo responsabilidad. referidos a la materia señalada por el Juez y será puesto en conocimiento de las partes..PERICIA EN MATERIA LABORAL.El demandante deberá presentar con la demanda las boletas de pago que tenga en su poder necesarias para sustentar su pretensión. las que podrán observarlo por escrito fundamentado dentro de los tres días de notificados.Lapericia en materia laboral es esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes de los Juzgados de Trabajo.. El plazo máximo de emisión del informe del revisor de planillas es de veinte (20) días. en cuyo caso el Juez verificará los datos y procederá a dejar constancia en acta de la información necesaria.-Ante requerimiento judicial la exhibición y revisión de las planillas o de sus copias legalizadas se practica en el local del juzgado. . la revisión de las planillas puede llevarse a cabo en el centro de trabajo.CAPITULO III Documentos Artículo 34°. Para la actuación de esta prueba no se requiere la entrega del expediente principal al revisor de planillas. el Juez ordena una nueva revisión para completar o subsanar el informe. pudiendo adjuntarse copia de las piezas pertinentes.I 544 Anexo Legislativo SUB.-EXHIBICIONDEPLANILLAS...PRESENTACIÓN DE BOLETAS DE PAGO.

señalando con precisión los aspectos a ser constatados.La prueba anticipada se 546 Anexo Legislativo admite sólo en los casos en que exista un riesgo inminente de desaparición o . acompañando de ser pertinente.CAPITULO V Inspección Judicial Artículo 38°. Si se requiere de otros conocimientos de naturaleza científica. puede actuarse la prueba pericial correspondiente..INSPECCIÓN JUDICIAL. las que pueden formular sus observaciones en el término de cinco (5) días.. En ningún caso los peritos emiten opinión legal sobre la materia que se les somete a informe.. Es puesto en conocimiento de las partes. tecnológica. pericias de parte. el Juez puede encargar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la realización de una inspección de carácter especial.Anexo Legislativo 545 Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular los montos de los beneficios en litigio.La inspección judicial procede cuando subsistan las circunstancias materiales que debían constatarse.CAPITULO VI Prueba Anticipada Artículo 39°..El informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) días. SUB..PLAZO DEL INFORME PERICIAL. El Juez debe señalar en forma precisa los puntos que serán objeto de pericia. Las observaciones deben ser resueltas por el Juez y sólo en el caso de ser declaradas fundadas total o parcialmente se ordenará que se emita un nuevo informe sobre las modificaciones o aclaraciones que precise. Artículo 37°.PRUEBA ANTICIPADA. SUB. En casos excepcionales y en resolución fundamentada. artística o análoga.. solicitando la intervención de entidades oficiales o designando a peritos en la forma prevista por la ley.

No cumpla con exhibir sus planillas y boletas de pago en caso le hayan sido solicitadas. La absolución debe cumplir con los mismos requisitos de la formulación de la tacha.CAPITULO VIII Cuestiones Probatorias Artículo 42°. 3.Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos.CAPITULO VII Sucedáneos de los medios probatorios Artículo 40°. Artículo 41°. En el proceso laboral.Se presumen ciertos los datos remunerativos y de tiempo de servicios que contenga la demanda. entre otros. ofreciéndose o acompañándose la prueba Anexo Legislativo 547 respectiva. circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios.adulteración de los hechos que deban ser constatados. según el caso.TACHA. adquieren significación en su conjunto cuando conducen al Juez a la certeza o convicción en torno a un hecho relacionado con la controversia..PRESUNCIONES LEGALES RELATIVAS. La tacha o absolución que no cumpla con todos estos requisitos deberá . cuando el demandado: 1. SUB. 2. debiendo indicarse con claridad los fundamentos que la sustentan. No acompañe a su contestación los documentos exigidos en el artículo 35°. No son materia de esta actuación la pericia laboral y la exhibición de planillas de remuneraciones.. No haya registrado en planillas ni otorgado boletas de pago al trabajador que acredita su relación laboral. SUB ...Los actos. La oportunidad para formular la tacha o absolverla se rige por lo dispuesto en la presente Ley.. los indicios pueden ser.. El Juez deberá correr traslado a la otra parte para que absuelva. las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.INDICIOS.

salvo decisión debidamente motivada e inimpugnable. en la que el Juez declarará fundada o no la oposición. quien cuida que no se vulnere el principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter.-Cuandopor excepción.-DESISTIMIENTO. se informará al Juez acompañando el documento que lo sustente. Cuando el demandante lo proponga debe motivar su pedido para obtener la aprobación del Juez. apreciará el hecho al momento de sentenciar.ser declarada inadmisible de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Artículo 46°. Artículo44°. pericia o inspección judicial. La conciliación se formaliza mediante acta suscrita ante el órgano jurisdiccional respectivo al final de la audiencia conciliatoria que se fije para el efecto. adquiere el valor de cosa juzgada.. La oposición o absolución que no cumpla con todos estos requisitos deberá ser declarada inadmisible de plano por el Juez en decisión inimpugnable. en cualquier estado del proceso. . sin mas trámite que el conocimiento a la otra parte. El Juez.. señalando con claridad los fundamentos que la sustentan.Puede formularse oposición a la actuación de una declaración de parte. se tiene conocimiento de la causal de tacha u oposición con posterioridad a la oportunidad para su interposición. antes de la sentencia. La actuación de los medios probatorios de la tacha o de la absolución se realizará en la audiencia única.CONCILIACIÓN. ofreciéndose o acompañándose la prueba respectiva... El Juez correrá traslado a la otra parte la cual deberá absolverla cumpliendo los mismos requisitos de la oposición. se formula antes de que surtan sus efectos. Artículo 43°. Aprobada por el Juez. salvo decisión debidamente fundamentada e inimpugnable.La conciliación puede ser promovida o propuesta después de la audiencia única. según el caso. La actuación de los medios probatorios de la oposición o de la absolución se realizará en la audiencia única. en la que el Juez podrá declarar fundada o no la tacha.-CONOCIMIENTOSOBREVINIENTE.. exhibición o cotejo de documentos.OPOSICIÓN. 548 Anexo Legislativo SECCIÓN CUARTA CONCLUSIÓN DEL PROCESO TITULO I CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO Artículo 45°. del proceso o de algún acto procesal.El desistimiento de lapretensión.

4. a las que llega el Juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento. 2. debidamente numeradas. Las consideraciones. admitidos por elJuez. 3.. Ha concluido la actuación de todos los medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez. la rebeldía del demandado produzca convicción al Juez respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda.SENTENCIA... . señalando.- Los trabajadores están exentos de la condena en costos y costas. La exposición resumida de los argumentos expresados por las partes.CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Saneado el proceso.La sentencia debe contener: Anexo Legislativo 549 1. 3. 4. así como la imposición de multa si la demanda ha sido declarada fundada en su integridad acreditándose incumplimiento laboral o el emplazado hubiese procedido de mala fe o atentado contra deberes de lealtad procesal. los derechos reconocidos así como las obligaciones que debe cumplir el demandado. El pronunciamiento sobre la demanda.El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. TITULO II LA SENTENCIA Artículo 47°. La cuestión debatida sea de puro derecho o. Artículo 48°.COSTAS PERSONALES Y COSTOS PROCESALES. no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva. La condena o exoneración de costas y costos. estableciendo el monto líquido o su forma de cálculo si son de pago o el pago de sumas mayores a las reclamadas. Se haya producido allanamiento o reconocimiento. TITULO III COSTAS PERSONALES Y COSTOS PROCESALES Artículo 49°.. siendo de hecho.. si de lo actuado apareciere error en los cálculos de las liquidaciones demandadas y el mandato específico si son de hacer o de no hacer. 2. en caso la declare fundada total o parcialmente.

en cuyo caso se concede sin efecto suspensivo. 3...Procede la apelación contra: 1.. salvo que el Juez decida concederla con efecto suspensivo en resolución debidamente fundamentada. cuando hayan sido expedidos con posterioridad al inicio del proceso. Los autos que se expidan después de dictada la sentencia.REPOSICIÓN.. apelación. Artículo 53°. que se rige por sus propias normas. ante el mismo órgano que los expide.MEDIOS IMPUGNATORIOS. SECCIÓN QUINTA MEDIOS IMPUGNATORIOS TITULO I MEDIOS IMPUGNATORIOS Artículo 50°.Los medios impugnatorios son el recurso de reposición.. . El plazo para la apelación de autos es de tres (3) días. en cuyo caso se concede con la calidad de diferida. CAPITULO II Apelación Artículo 52°. 2. Únicamente se presentarán documentos en el recurso de apelación o en su absolución. Los autos que se expidan en el curso del proceso antes de la sentencia.El recurso de reposición procede contra los decretos en el plazo de dos (2) días..Constituye requisito de procedencia del recurso su debida fundamentación. casación y queja. Las sentencias de primera instancia.APELACIÓN. a excepción del proceso sumarísimo.PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN. la cual debe precisar el error de hecho o de derecho presente en la resolución y el sustento de la pretensión impugnativa. Los autos que pongan fin a la instancia.. El recurso de apelación se interpone en el plazo de cinco (5) días desde la notificación de la resolución que se impugna. 4. 550 Anexo Legislativo CAPITULO I Reposición Artículo 51°. El auto que lo resuelve es inapelable..

por otra Sala Laboral o Mixta de la República o por la Corte Suprema de Justicia.El recurso se interpone dentro del plazo de diez (10) días de notificada la resolución que se impugna.. tiene por objeto anular las resoluciones de las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores únicamente por las causales siguientes: 1.Sólo procede el recurso de casación en materia laboral contra las siguientes resoluciones de segunda instancia expedidas por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores: 1.Anexo Legislativo 551 CAPITULO III Casación Artículo 54°. el expediente es elevado a la Corte Suprema. en casos objetivamente similares.. Autos expedidos en revisión. 2. cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. Artículo 56°. Por evidente violación. señalando con claridad y precisión la fuente de contradicción jurisprudencial.El recurso de casación en materia laboral tiene por fines esenciales obtener la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y unificar la jurisprudencia nacional. 3. que contengan mandatos de pago superior a 50 URP u obligaciones de hacer o de no hacer. interpretación errónea o incorrecta aplicación de la ley.. Autos expedidos en revisión. Sentencias expedidas en revisión. . acompañando el documento que acredite su existencia y fundamentando expresamente los motivos de la disconformidad. Artículo 55°. Si la Sala admite el recurso.REQUISITOS FORMALES.REQUISITOS DE FONDO.. Artículo 57°. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia. ante la Sala que la expidió. Por estar en contradicción con otros pronunciamientos emitidos por la misma Sala..CASOS EN QUE PROCEDE..FINALIDAD... Por tanto. en los procesos de cuantía superior a 50 Unidades de Referencia Procesal o indeterminable o que traten sobre obligaciones con prestaciones de hacer o de no hacer. que ponen fin al proceso.Son requisitos de fondo del recurso de casación: 552 Anexo Legislativo 1. 2.

sin devolver el proceso a la instancia inferior. Cuando es interpuesto por la parte empleadora es aplicable la tasa determinada para los procesos civiles. El recurso de queja por denegatoria del recurso de casación en materia laboral está sujeto al pago de la tasa determinada para procesos civiles cualquiera que sea la parte que lo interponga. la Sala declara la nulidad de la resolución impugnada y resuelve en forma definitiva el fondo del asunto... según sea el caso: a. La Sala de la Corte Superior que conozca el proceso podrá denegar el recurso cuando obre en el expediente prueba de la existencia de pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema en casos equivalentes en el fondo al que se discuta y en el que haya intervenido por lo menos una de las partes en litigio.-Silasentenciaes fundada.-SENTENCIAFUNDADA. No procede por razón del efecto en que se concede la apelación..El recurso de casación en materia laboral es gratuito cuando es interpuesto por la parte trabajadora. Anexo Legislativo 553 SECCIÓN SEXTA PROCESO ORDINARIO LABORAL TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 61°. Que se fundamente con claridad y precisión. ante el órgano superior que debe conocer del recurso denegado.TRAMITACIÓN. Cómo debe ser la debida aplicación o cual la interpretación corree ta de la norma de derecho material.TRAMITACIÓN. Artículo58°.TASAS Y MULTAS. Se interpone en el plazo de tres (3) días de notificada la resolución denegatoria..El recurso de queja procede contra la denegatoria de apelación o de casación.. expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 54° de esta Ley se sustenta y..Se tramitan en proceso ordinario laboral todos los asuntos contenciosos y no contenciosos que son de competencia de los .2. Articulo 59°. b. CAPITULO IV Queja Artículo 60. La multa al trabajador sólo es aplicable en caso de notoria mala fe en la interposición del recurso. Cuál debe ser la norma de derecho material aplicable al caso.

salvo disposición legal distinta. TITULO II AUDIENCIA ÚNICA CAPITULO I Citación y efectos de la inasistencia Artículo 63VSEÑALAMIENTODEFECHAPARAAUDIENCIA. ésta se realizará sólo con ella. 554 Anexo Legislativo CAPITULO II Saneamiento Procesal Artículo65°. quien absolverá las cuestiones probatorias propuestas contra sus pruebas en la audiencia única.El plazo para contestar la demanda es de 10 días. luego.-SANEAMIENTOPROCESAL. Artículo 62°. La inconcurrencia de ambas partes determinará el archivamiento del proceso si transcurridos 30 días naturales desde la fecha de la audiencia.- Contestada la demanda. La validez de la relación jurídico procesal...-Iniciadalaaudiencia el Juez actúa las pruebas referidas a las excepciones que hubieran sido propuestas. emitirá en el mismo acto resolución declarando: 1.INASISTENCIAS.Si a la audiencia concurriera una de las partes.juzgados especializados de trabajo.PLAZOS PARA LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y PARA EMITIR SENTENCIA. Artículo 64°. el proceso no ha sido activado por ninguna de ellas. 2. la que debe realizarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días.. y aún cuando el emplazado hubiese sido declarado rebelde. El plazo para emitir sentencia es de 15 días luego de la audiencia única o de concluida la actuación de pruebas. La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación. concediendo un plazo de cinco días para la . de oficio. En la misma resolución señala día y hora para dicha diligencia.. 3. La suspensión de la audiencia.propuestas por el demandado. precisando sus defectos. el Juez notifica la misma al demandante concediéndole un plazo de 3 días para la absolución escrita de las excepciones y cuestiones probatorias.

el Juez toma a cada uno de los convocados juramento o promesa de decir la verdad. SECCIÓN SÉPTIMA PROCESOS ESPECIALES TITULO I PROCESO SUMARISIMO .-ACTUACIONDEPRUEBAS. El Juez dejará constancia en el acta de la invitación a conciliar y de la falta de acuerdo si fuere el caso. en caso contrario. Artículo 69°. Subsanados los defectos.. el Juez procederá a enumerar los puntos controvertidos y.-Laactuacióndepruebas es dirigida personalmente por el Juez. A continuación. Al aprobar la fórmula conciliatoria. en la misma audiencia. en especial. el Juez señalará fecha para la audiencia.CONCILIACIÓN.subsanación de los defectos si estos lo permitieran. declarará concluido el proceso.. Artículo67°. ordenará la actuación de los medios probatorios ofrecidos relativos a las cuestiones controvertidas en la misma audiencia. Cuando corresponda.-FIJACIONDEPUNTOSCONTROVERTIDOS.Saneado el proceso. Se puede conciliar en forma total o parcial el petitorio contenido en la demanda. que puede ser o no considerado por el Juez.. con lo expuesto por las partes.-De no haber conciliación. resolviendo para tal efecto las cuestiones probatorias. el Juez deberá observar el principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter.Dentro de un plazo de cinco (5) días de concluida la actuación de pruebas las partes pueden presentar alegatos.ALEGATOS. el Juez invita a las partes a conciliar el conflicto. los que serán materia de prueba. Anexo Legislativo 555 CAPITULO IV Actuación de Pruebas Artículo68°. CAPITULO III Conciliación Artículo 66°. En este alegato las partes pueden proponer un proyecto de sentencia..

-PROCESODEEJECUCIONDEOBLIGACIONDE DARSUMACIERTADEDINERO.PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER. 556 Anexo Legislativo 2.La apelación del mandato ejecutivo se concederá sin efecto suspensivo. Artículo 73°.-OBLIGACIONES QUE SE PUEDEN DEMANDAR EJECUnVAMENTE- 1. Artículo 70°. que contenga el reconocimiento de obligación exigible en vía laboral. Impondrá multas sucesivas. Dar sumas de dinero. El monto de las multas será de la20URP.. 3. Dar bienes determinados.Se tramitan en proceso sumarísimo conforme a las normas del Código Procesal Civil. No hacer. Artículo 71°. Artículo 75°. Artículo 74°. comparecencia. 4. 2. TITULO II PROCESO DE EJECUCIÓN Artículo 72°...-Laapelacióndelmandatoejecutivose concederá sin efecto suspensivo. .NORMAS APLICABLES.. Para la conciliación rigen las reglas del proceso ordinario laboral. sólo se concederá al demandado si es que previamente ha cumplido con consignar judicialmente el monto demandado o con ofrecer una carta fianza..TÍTULOS EJECUTIVOS. el Juez adoptará las siguientes medidas: 1. medios probatorios y sentencia contenidas en esta Ley.Son títulos ejecutivos: 1. Hacer. El acta suscrita entre trabajador y empleador ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Si el demandado se resiste a cumplir las obligaciones de hacer o de no hacer.. los asuntos contenciosos que son de competencia de los Juzgados de Paz Letrados de acuerdo al artículo 4 o numeral 3 de esta Ley.TRAMITACIÓN. La apelación de la sentencia que declara fundada esta demanda. El acta de conciliación extrajudicial debidamente homologada.. acumuladas y crecientes hasta que el demandado cumpla con el mandato judicial.Son de aplicación en este proceso las normas sobre postulación.

REGULACIÓN Y OBJETO. Los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos. 4. La otra parte puede observar dicha liquidación sólo si sustenta su observación en una liquidación de similar naturaleza.El proceso contencioso- administrativo en materia laboral se regula por las normas previstas para el proceso ordinario laboral y por las contempladas por este Capítulo y tiene por objeto la declaración de nulidad del acto o resolución administrativa que se impugna. El Juez decide cual es la liquidación correcta. denunciar penalmente al demandado por el delito contra la libertad de trabajo o resistencia a la autoridad. Artículo 78°.. como las remuneraciones devengadas. si es una obligación de hacer o de no hacer. .. Las resoluciones administrativas firmes. Si persistiera en el incumplimiento. 2.Son títulos de ejecución: 1. Artículo 77°. Las resoluciones judiciales firmes. 3. en cuyo caso lo será el Juez de Trabajo de Turno.. Las actas de conciliación judicial o extrajudicial. Es competente el mismo Juez que conoció la demanda. Anexo Legislativo 557 o de aplicar lo dispuesto en el artículo 75°. El demandado sólo puede oponerse si acredita con prueba documental el cumplimiento de la obligación.- Los derechos accesorios a los que se ejecutan.. Artículo 76°..- El Juez inicia la ej ecución requiriendo al ejecutado a cumplir con la obligación establecida.CALCULO DE LOS DERECHOS ACCESORIOS. 2. ACTAS Y LAUDOS..EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES. bajo apercibimiento de afectar los bienes en la forma que señale el demandante. TITULO III PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Artículo 79°. se liquidan por la parte vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario. recurriendo sólo si fuera indispensable a los peritos contables con los que cuenta el juzgado o los que designe. salvo que ésta se haya iniciado en una Sala Laboral. los intereses y otros similares. si es una obligación de dar suma líquida.TÍTULOS DE EJECUCIÓN.

si éstas se hubieran deducido. La que revoque su contenido expresa los términos en los que se reforma dicho acto o resolución.Procede la impugnación de acto o resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo o de la Administración en general. Artículo 81 °.... con la respectiva constancia de notificación a fin de acreditar el fin de la instancia administrativa.. que haya causado estado.La demanda se dirige contra la Autoridad que realizó el acto o dictó la resolución materia de impugnación.. en el que además se convoca o prescinde de la audiencia de actuación de pruebas.La sentencia se expedirá en el plazo de 15 días de concluida la actuación de pruebas o de evacuado el dictamen del Ministerio Público de ser el caso. se haya agotado y seguido la vía administrativa correspondiente. o vencido el plazo para hacerlo. TITULO IV . al Procurador General de la República.. Artículo 82°.- Al admitir a trámite la demanda se ordena que la Autoridad emplazada remita el expediente. Artículo 83°.-SANEAMIENTOPROCESAL. los informes y documentos relativos a la resolución o acto impugnado..-Emitido el auto de saneamiento o culminada la audiencia única.PLAZO.PLAZO Y EFECTOS DE LA SENTENCIA. Artículo 80°. el Juez remite el proceso al Ministerio Público para su dictamen el que deberá ser evacuado en un plazo máximo de 15 días.El plazo para interponer la demanda es de tres (3) meses de notificada la resolución impugnada o de producida resolución ficta por silencio administrativo. ArtícuIo85°. Artículo84VREMISIONDEACTUADOSADMIMSTRATIVOS. si fuera el caso. manda que la Autoridad emplazada expida nueva resolución subsanando los defectos que contiene. Artículo 87°.-Contestadalademanda o las excepciones.PROCEDENCIA. se dicta el correspondiente auto de saneamiento procesal.EMPLAZAMIENTO.El demandante debe acompañar a su demanda copia autenticada de las resoluciones que impugna. Se cita también con ella al tercero que tenga legítimo interés en el acto o resolución.ANEXO ESPECIAL DE LA DEMANDA. 558 Anexo Legislativo emplazando. se refieran a derechos del régimen laboral de la actividad privada o del régimen público cuando en este último caso. Artículo86VDICTAMENDELMINISTERIOPUBLICO... La sentencia que declare la nulidad o anulación total o parcial del acto o resolución..

.- Cualquiera de las partes que haya intervenido en un procedimiento arbitral derivado de la negociación colectiva. PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES Artículo 88°.. puede impugnar el laudo recaído en aquél.IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES. ante la Sala Laboral o Mixta de la jurisdicción correspondiente.

con conocimiento del arbitro o tribunal que haya expedido el laudo. Artículo 95°. ni que solicite autorización del Juez para hacerlo.El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de tres días de notificada. ArtícuIo90o. Artículo 94°. Artículo92°.CONSIGNACIÓN...La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago. corriendo traslado a la otra parte del procedimiento arbitral. Conferido el traslado y absuelto el mismo. TITULO V PROCESOS NO CONTENCIOSOS Artículo 93°. el Juez atendiendo a su naturaleza. para que coadyuven en su defensa..-REMISIONDEEXPEDIENTEADMINISTRATrVO. en el término de diez (10) días de la última actuación ocurrida.El plazo para la impugnación es de cinco (5) días de notificado el laudo o aclaración si fuera el caso.PLAZO.-PRONUNCIAMIENTODELACORTESUPREMA..RETIRO DE LA CONSIGNACIÓN.-Elprocesoes de puro derecho.-TRAMITEYPLAZODESENTENCIA.. para que la conteste en el plazo de tres (3) días. si lo consideran conveniente.Anexo Legislativo 559 Artículo 89°. para que remita el expediente respectivo. Artículo91°...- Admitida la demanda.CONTRADICCIÓN.-El retiro de la . se oficia a la Autoridad Administrativa de Trabajo que ha intervenido en la negociación colectiva.- La Corte Suprema de Justicia se pronuncia por el sólo mérito del expediente en el plazo de quince (15) días de ingresado éste. La Sala se pronuncia por el mérito de los alegatos de las partes y del expediente remitido. resuelve lo que corresponda o manda reservarla para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo.

El Juez. 2.. aún cuando se haya formulado contradicción.consignación se hace a la sola petición del acreedor.ACREDITACIÓN DEL FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR.. . Artículo 97°.Todo Juezpuede.Se acredita lapretensión cautelar y sepresume el peligro en la demora en los siguientes casos: 1.. 3.. Ofrecer contracautela.El que pide la medida debe: 1. sin trámite alguno.REQUISITOS DE LA SOLICITUD. 560 Anexo Legislativo TITULO VI MEDIDA CAUTELAR Artículo 96°. Artículo 98°. Cuando el empleador ha sido declarado insolvente por la autoridad administrativa o judicial competente. Son procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contempla esta ley. destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva.OPORTUNIDAD Y FINALIDAD. Indicar. 2. Exponer los fundamentos y modalidad de la pretensión cautelar.. 4. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente. dictar medida cautelar dentro de un proceso.. si fuere el caso. tomando en consideración la condición económica del solicitante. Cuando un acta de inspección elaborada por la Autoridad Administrativa de Trabajo constata el cierre no autorizado del centro de trabajo. puede considerar suficiente la caución juratoria. a pedido de parte. Cuando el empleador ha sido denunciado penalmente por el Ministerio Público por delito contra la libertad de trabajo en los supuestos de simulación de causales para el cierre del centro de trabajo y de abandono de éste para extinguir las relaciones laborales. los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación. 3.

La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador ..CLASES. debiendo. que no podrá exceder la remuneración ordinaria del demandante y con cargo a su compensación por tiempo de servicios.-CASOESPECIALDEPROCEDENCIA.MEDIDAS PARA FUTURA EJECUCIÓN Anexo Legislativo 561 FORZADA.. SECCIÓN OCTAVA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LAS CONTROVERSIAS JURÍDICAS CAPITULO I De la conciliación Articulo 102°.La conciliación privada es voluntaria y puede realizarse ante una entidad o ante un conciliador individual.-ElEstado promueve la conciliación. caso en el cual adquiere autoridad de cosa juzgada. sea privada o administrativa.. aunque la misma fuera impugnada. ser homologada por una Sala Laboral ante solicitud de cualquiera de las partes. Articulo 103°. Artículo99°.-MEDIDAS TEMPORALES SOBRE EL FONDO. Artículo 100°. como un mecanismo de solución de los conflictos jurídicos a que se refiere esta Ley..-PROMOCIONDELACONCILIACION. para su validez. en los procesos de impugnación del despido y de pago de beneficios sociales.-El Juez puede disponer el pago de una asignación provisional y fíj ar su monto.Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero.-Procedela medida cautelar cuando la sentencia de primera instancia ha sido favorable al demandante. Artículo 101°. se puede solicitar embargo bajo la modalidad de inscripción o administración.

Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continuarán su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron. aplicable a todo proceso no sentenciado en segunda instancia. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 5 Io y la parte pertinente del artículo 57° de la Ley Orgánica del Poder Judicial por los numerales 1.. SEGUNDA.. 037- 90-TR y todas las normas que se opongan a la presente Ley. se tramitan conforme a sus disposiciones. salvo en lo relativo al recurso de casación. el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible. DISPOSiaONESDEROGATORIAS.y obligatoria para el empleador.Déjase sin efecto los Decretos Supremos 03 -80-TR.La presente Ley entra en vigencia a los noventa (90) días de su publicación. 562 Anexo Legislativo pudiendo las partes acogerse a lo dispuesto en la Ley General de Arbitraje en lo aplicable u optar por otro procedimiento arbitral.. 2 y 3 del artículo 4o de la presente Ley. CAPITULO II Del arbitraje Articulo 104°.. Los que se inician a partir de su vigencia.SUSTrnJTORIAYFINALES PRIMERA.. .Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA..SOMETIMIENTO AL ARBITRAJE. SEGUNDA.Sustituyanse los artículos 42°.

en Lima. TERCERA. Dado en la Casa de Gobierno. CUARTA. Comuniqúese al Señor Presidente de la República para su promulgación. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República CARLOSHERMOZAMOY A Ministro de Justicia JORGEGONZALES IZQUIERDO Ministro de Trabajo y Promoción Social 564 Anexo Legislativo . En Lima. a los catorce días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis..Interprétase que los servidores y funcionarios públicos a que se refiere el inciso b) del artículo 21 ° del Decreto Legislativo N° 817.. M ARTH A CHAVEZ COSSIO DE OC AMPO Presidenta del Congreso de la República Anexo Legislativo 563 VICTORJOYWAYROJAS Primer Vicepresidente del Congreso de la República ALSEÑORPRESIDENTECONSTITUCIONALDELAREPUBLICA PORTANTO: Mando se publique y cumpla. a los veintiún días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis.En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil. son aquellos comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N°276.

N°001-98-JUS(REGLAMENTO VIGENTE) D..M. ELCONGRESODELAREPUBLICA.N°910 R. LEYDE CONCILIACIÓN LEY N° 26.N0 077-2005-CONSUCODE-PRE (Directiva: aplicación en el tiempo de normas procesales sobre conciliación y arbitraje) R. N° 245-2001 -JUS (Reglamento de Sanciones) R.Interés Nacional. N° 045-2002-JUS (Directiva Requisitos para ser capacitador) Res.JUS (Nuevo Reglamento publicado el 27 Febrero 2005.Leg. que entrará en vigencia a los 120 días siguientes de su publicación) D. N° 128-2005-CONSUCODE-PRE (Aprueban laDirectiva "Requisitos y Procedimientos para la Incorporación de Arbitros y Conciliadores en el Registro de Neutrales del Consucode") R.. N° 004-2005.S.M. Anexo Legislativo 565 . Ha dado la ley siguiente: LEY DE CONCILIACIÓN CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES Artículo 1.872 CONCORDANCIAS:D.S.N° 113 3-2005-MP-FN (Facultad conciliadora de los Fiscales en asuntos de familia) ELPRESIDENTEDELAREPUBLICA PORCUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente. N° 117-2001 -JUS (Directiva Tabla de Tarifas) R.Declárese de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos.M.

celeridady economía.Definición.Principios. podrá disponer la conciliación extrajudicial obligatoria antes del 14 de enero del año 2001. La Conciliación Extrajudicial no es obligatoria cuando la parte emplazada domicilia en el extranjero y en los procesos cautelares. publicada el 12-12-99. N° 004-2005-JUS.La Conciliación propicia una cultura de paz y se realiza siguiendo los principios éticos de equidad. (*) (**) (*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 27218. por Decreto Supremo. legalidad. hasta el 14 de enero del año 2001. veracidad. CONCORDANCIA: D. CONCORDANCIA: D. Art..Autonomía de la Voluntad. El Poder Ejecutivo. Artículo 6. por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto.La Conciliación Extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos.. (**) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 27363.. confidencialidad. neutralidad. buena fe.Carácter obligatorio... N° 004-2005-JUS.La Conciliación es un requisito de procedibilidad necesariamente previo a los procesos a que se refiere el Artículo 9. Artículo 2.La Conciliación es una institución consensual. publicada el 01-11-2000.Carácter obligatorio .. imparcialidad. en determinados distritos judiciales. de ejecución y de garantías constitucionales... 2 Artículo 3. prorrógase el carácter obligatorio de la conciliación extrajudicial a que se refiere este Artículo. en tal sentido los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes.. cuyo texto es el siguiente: Artículo 6.S. Art.S. 5 CAPITULO II DE LA CONCILIACIÓN Artículo 5.

a partir del 01-03-2001. (*) Artículo 8. publicada el 13-01-2001.En la Conciliación Extrajudicial las partes pueden optar de manera excluyente por los Centros de Conciliación o recurrir ante los Jueces de Paz Letrados. y. La conciliación es un requisito de procedibilidad necesariamente previo a los procesos a los que se refiere el Artículo 9. f) Tercerías. N° 004-2005-JUS. La conciliación será facultativa en aquellos asuntos en los que el Estado sea parte.Vías Alternativas.. e)De garantías constitucionales. en . No procede la conciliación extrajudicial cuando: a)La parte emplazada domicilia en el extranjero.Carácter obligatorio. de ejecución y de garantías constitucionales..S. b)En los procesos contencioso administrativos. 566 Anexo Legislativo Artículo 7. (*) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley N° 27398.Confidencialidad. en los procesos cautelares.Los que participan en la Conciliación deben mantener reserva de lo actuado. d)De ejecución. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 27398. g)En los casos de violencia familiar.. h) Cuando se trate de derechos y bienes de incapaces a que se refieren los Artículos 43 y 44 del Código Civil.. se implementa la obligatoriedad de la Conciliación en el distrito conciliatorio de Lima y Callao.El procedimiento conciliatorio es un requisito de admisibilidad para los procesos a que se refiere el Artículo 9. Quedan excluidas temporalmente de la obligatoriedad las materias sobre derechos de familia y laboral. cuyo texto es el siguiente: Artículo 6.. CONCORDANCIA: D. Art. publicada el 13- 01 -2001. (*) De conformidad con la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27398 publicada el 13-01-2001 el derecho de opción queda en suspenso. 8 La conciliación extrajudicial no es obligatoria cuando la parte emplazada domicilia en el extranjero. Nada de lo que se diga o proponga tendrá valor probatorio. así como en los procesos contencioso-administrativos. c)En los procesos cautelares..

El conciliador tendrá en cuenta el interés .. liquidación de sociedad de gananciales y otras que se deriven de la relación familiar. con excepción de las controversias relativas a la cuantía de la reparación civil derivada de la comisión de delitos.Materias conciliables.Son materia de Conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. El plazo previsto puede ser prorrogado por acuerdo de las partes. También lo son las que versen sobre alimentos.Fecha de Audiencia. Artículo 12.Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes.El plazo de la Audiencia de Conciliación es de treinta (30) días calendario contados a partir de la primera citación a las partes.Materias conciliables.-La Audiencia de Conciliación es una y comprende la sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley. en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme.-Audiencia única.. régimen de visitas.. No se someten a Conciliación Extrajudicial las controversias sobre hechos que se refieran a la comisión de delitos o faltas. tenencia.Plazo.Recibida la solicitud el Centro de Conciliación designa al conciliador y éste a su vez notifica a las partes dentro ARTÍCULO 9. cuyo texto es el siguiente: Anexo Legislativo 567 Artículo 9... (*) Artículo 10.consecuencia el proceso de conciliación ante los Jueces de Paz Letrado y de Paz entrará en vigencia una vez que se implemente los medios necesarios (*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 27398 publicada el 13- 01-2001.. Artículo 11. régimen de visitas y violencia familiar. En asuntos relacionados al derecho de familia se someten al procedimiento establecido en la presente ley las pretensiones que versen sobre alimentos...

salvo las personas que conforme a ley deban actuar a través de representantes legales..S.. 3.. N° 004-2005-JUS. En las controversias relativas a la cuantía de la reparación civil derivada de la comisión de delitos o faltas. En el caso de personas domiciliadas en el extranjero se admitirá el apersonamiento a la Audiencia de Conciliación a través de apoderado o tratándose de personas jurídicas.(*) Artículo 13. Arte. 568 Anexo Legislativo de los cinco (5) días útiles siguientes.superior del niño. Inasistencia de las partes a una (1) sesión.Concurrencia. CONCORDANCIA: D. Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones.Petición. Acuerdo parcial de las partes. 4. con arreglo a las reglas generales de competencia establecidas en el Artículo 14 del Código Procesal Civil. Artículo 15..Conclusión de la conciliación. 7 y 9 CONCORDANCIA: R.. CONCORDANCIA: D. N° 1133-2005-MP-FN (Facultad conciliadora de los Fiscales en asuntos de familia). 13 Artículo 14. N° 004-2005-JUS. 2. La conciliación en materia laboral se lleva a cabo respetando la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y la ley.La concurrencia a la Audiencia de Conciliación es personal.Se da por concluida la Conciliación por 1. será facultativa en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme..S. Acuerdo total de las partes. 5. Art.Las partes pueden solicitar la Conciliación Extrajudicial en forma conjunta o individual. La Audiencia de Conciliación se realiza dentro de los diez (10) días útiles contados a partir de la primera notificación. sus representantes legales en el país. Falta de acuerdo entre las partes. No se someten a conciliación las controversias sobre hechos que se refieran a la comisión de delitos o faltas. .

Nombres. La Audiencia de Conciliación se realiza dentro de los diez días hábiles contados a partir de la entrega de la última invitación a las partes. Descripción de las controversias. 4.S. estableciendo de manera precisa los derechos. 4. N° 004-2005-JUS. quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados. o en su caso la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a la audiencia. expresas y exigibles. Nombre e identificación del conciliador. 7.Fecha de audiencia Recibida la solicitud. sea total o parcial. identificación y domicilio de las partes. Firma y huella digital del conciliador. el cual invita a las partes dentro de los cinco días hábiles siguientes... Anexo Legislativo 569 Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente ley. " 3. Arts. deberes u obligaciones ciertas. CONCORDANCIA: D. Lugar y fecha en la que se suscribe el acta. Nombre y firma del abogado del Centro de Conciliación. publicada el 10-01-2004. (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28163. En caso de las personas que no saben firmar bastará la huella digital. bajo sanción de nulidad.. de las partes o de sus representantes legales. 2.Acta. 5. . cuando asistan a la audiencia. El Acuerdo Conciliatorio. 22 y 66 6.El Acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial. cuyo texto es el siguiente: Artículo 12. el Centro de Conciliación designa al conciliador. El Acta de Conciliación debe contener lo siguiente: 1. Artículo 16.

N° 164-2001-P-CSJL-PJ D.Libertad de Acción. 21 y 25 Artículo 17. N° 004-2005-JUS..Funciones.Prescripción y caducidad.Para ser conciliador . CONCORDANCIAS: RAdm. El acta en ningún caso debe contener las propuestas o la posición de una de las partes respecto de éstas. N° 004-2005-JUS.S. CONCORDANCIA: D.Si la Conciliación concluye con acuerdo parcial. Artículo 18. N° 004-2005-JUS. Los derechos.S.Requisitos de los Conciliadores.Mérito y ejecución del acta de conciliación.. 570 Anexo Legislativo CONCORDANCIA: D..El acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. 27 CAPITULO III DEL CONCILIADOR Artículo 20.S.. Art.. N° 004-2005-JUS.. sólo puede solicitarse tutela jurisdiccional efectiva por las diferencias no resueltas.S.El conciliador conduce la Audiencia de Conciliación con libertad de acción.. CONCORDANCIA: D. último párrafo. expresas y exigibles que consten en dicha acta son exigibles a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales.Los plazos de prescripción y caducidad establecidos en el Código Civil se suspenden a partir de la fecha de presentación de la solicitud de Conciliación Extrajudicial. Art. Art. Artículo 21.El conciliador es la persona capacitada y acreditada que cumple labores en un Centro de Conciliación. 4. propicia el proceso de comunicación entre las partes y eventualmente propone fórmulas conciliatorias no obligatorias.Conciliación Parcial. 16 y 33 Artículo 22... deberes u obligaciones ciertas.. siguiendo los principios establecidos en la presente ley. 23 Artículo 19. Art.. 7.

(*) Artículo 23.Impedimento.Son aplicables a los conciliadores las causales de impedimento." CONCORDANCIA: D.. la retribución será pagada por quien solicita la conciliación... N° 004-2005-JUS.. 31 (*) Denominación modificada por el Artículo 2 de la Ley N° 28163. Artículo 25. Art..Requisitos de los conciliadores Para ser conciliador se requiere estar capacitado en técnicas de negociación y en medios alternativos de solución de conflictos.De los Centros de Conciliación. En caso que los servicios del Centro de Conciliación sean onerosos. que tengan entre sus finalidades el ejercicio de la función conciliadora.Los Centros de Conciliación son entidades que tienen por objeto ejercer función conciliadora de conformidad con la presente ley. cuyo texto es el siguiente: "Artículo 22. Recusación y Abstención de Conciliadores. publicada el 10-01-2004. que deberá constar en el acta correspondiente..se requiere estar acreditado en un Centro de Conciliación y capacitado en técnicas de negociación y en medios alternativos de solución de conflictos.. Pueden constituir Centros de Conciliación las personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro.S. CAPITULO IV DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la LeyN° 28163. Su acreditación se efectuará ante el Ministerio de Justicia y estará adscrito a un Centro de Conciliación autorizado.Capacitación de los Conciliadores. recusación y abstención establecidas en el Código Procesal Civil.Los . cuyo texto es el siguiente: Anexo 571 Legislativo Artículo 24. salvo pacto en contrario. publicada el 10-01-2004.

Formación y capacitación de conciliadores La formación y capacitación de conciliadores está a cargo de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia y de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia.. cuyo texto es el siguiente: Artículo 25. cuando éstos no cumplan con los objetivos y condiciones previstas por la ley y su reglamento.Requisitos. pudiendo privar o suspender de las facultades conferidas a los centros.. publicada el 10-01-2004. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización.. cuyo texto es el siguiente: "Artículo 25. publicada el 10-01-2004. (*) Artículo 27.Formación y capacitación de conciliadores.. 572 Anexo Legislativo Artículo 26.La formación y capacitación de conciliadores está a cargo de la Escuela Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia y de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia..Centros de Conciliación son responsables por la capacitación de los conciliadores y de que éstos cumplan con los principios establecidos en el Artículo 2 de la presente ley. pudiendo suspender o privar de su facultad conciliadora. registro y supervisión de los Centros de Conciliación.(*) (*) Denominación modificada por el Artículo 2 de la LeyN 0 28163.Las instituciones que soliciten la aprobación . a cuando éstos no cumplan con los principios u objetivos legales previstos en la presente ley. cuyo texto es el siguiente: "De los Centros de Conciliación..Autorización y Supervisión.El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización de funcionamiento. publicada el 13-01-2001.. registro y supervisión de los cursos de formación y capacitación de conciliadores. o incurran en faltas éticas. Capacitadores y Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores" (*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 27398." (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28163.

de centros deben adjuntar a su solicitud debidamente suscrita por su representante legal..Relación de conciliadores. pudiendo suspenderlos o privarlos de sus respectivas facultades. cuando éstos no cumplan con lo previsto en la presente Ley o incurran en faltas éticas. publicada el 10-01-2004... Artículo 28. sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.." (*) De conformidad con la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27398 publicada el 13-01-2001.Los Centros de .. pérdida o sustracción parcial o total del Acta de Conciliación. cuyo texto es el siguiente: "Artículo 26. 3.." (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28163. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización.Legalidad de los Acuerdos.. debe comunicarse inmediatamente al Ministerio de Justicia quien procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 26.Información Estadística. 4. registro y supervisión de los capacitadores.El Centro de Conciliación contará por lo menos con un abogado quien supervisará la legalidad de los acuerdos conciliatorios..Documentos que acrediten la representación. cuando éstos no cumplan con lo previsto en la presente Ley o incurran en falta.Reglamento del Centro.Cada Centro de Conciliación llevará un Registro de Actas. del cual se expedirán copias certificadas a pedido de parte. de la presente ley. Anexo Legislativo 573 Artículo 29. lo siguiente: 1. la Junta Nacional de Centros de Conciliación será convocada por el Ministro de Justicia.. 2. Artículo 30. pudiendo aplicarles las sanciones correspondientes. deterioro.Del Registro de Actas de Conciliación.Autorización y supervisión El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización de funcionamiento. En caso de destrucción...Documentos que acrediten la existencia de la institución. registro y supervisión de los Centros de Conciliación y Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores.

. N° 004-2005-JUS. y.El procedimiento de Conciliación que . CONCORDANCIA: D.... 2.. Difundir la institución de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos.Jueces de Paz.. CAPITULO VI DE LA CONCILIACIÓN ANTE DE JUECES DE PAZ Artículo 33.Promover la eficiencia de los centros.S. 574 Anexo Legislativo Artículo 34. La Asamblea elige a su primera directiva y aprueba sus estatutos.Coordinar sus acciones a nivel nacional. (*) Artículo 32. Coordinar con el Ministerio de Justicia los asuntos derivados de la aplicación de la presente ley.Conciliación deben elaborar semestralmente los resultados estadísticos de su institución. 60 CAPITULO V DE LA JUNTA NACIONAL DE CENTROS DE CONCILIACIÓN Artículo 31.Son funciones de la Junta Nacional de Centros de Conciliación las siguientes: 1. Art.Procedimiento. exhibidos y difundidos para conocimiento del público.La Junta Nacional de Centros de Conciliación se constituye como una persona jurídica de derecho privado que integra a los Centros de Conciliación. 4..Junta Nacional de Conciliación.La Conciliación se lleva a cabo ante el Juez de Paz Letrado y a falta de éstos ante el Juez de Paz. 3. los mismos que deben ser remitidos al Ministerio de Justicia.Funciones..

Los Juzgados de Paz crearán el Libro de Registros de Actas de Conciliación.Vigencia.La obligatoriedad a que se refiere el Artículo 6 rige a partir de los veinticuatro (24) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley. de donde se expedirán las copias certificadas que soliciten las partes.Los gastos administrativos derivados de la Conciliación ante los Juzgados generan el pago de una tasa por servicios administrativos..Registro de Actas de Conciliación.Centros Preexistentes. continuarán funcionando de . Cuarta. Las entidades que dentro del plazo establecido en el párrafo precedente no se hayan adecuado a la presente ley.Responsabilidad Disciplinaria... Artículo 37.se sigue ante los Juzgados de Paz es el que establece la presente ley...Suspensión de la Obligatoriedad. Artículo 36.. Artículo 38.La presente ley entra en vigencia a partir de los sesenta días siguientes a su publicación. Segunda... Tercera.La presente ley será reglamentada en el plazo establecido en la disposición anterior.Mérito y Ej ecución del Acta.Reglamentación.Los Jueces que actúan como conciliadores se sujetan a las responsabilidades disciplinarias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. es el mismo establecido en el Artículo 18 de la presente ley.El mérito y el proceso de ejecución del acta con acuerdo conciliatorio adoptado ante los jueces..Tasa por Servicios Administrativos.....TRANSITORIASY FINALES Primera.Las entidades que hayan realizado conciliaciones antes de la vigencia de la presente ley pueden adecuarse a ésta dentro de los doce (12) meses contados a partir de su vigencia.. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS... Artículo 35. Durante el período intermedio el procedimiento de Conciliación regulado en la presente ley será facultativo.

.El requisito establecido en la disposición precedente será exigible una vez se encuentre en vigencia la obligatoriedad a que se refiere el Artículo 6 de la presente ley.Requisito de Admisibilidad. Las actas derivadas de las conciliaciones que realicen no tienen mérito de título de ejecución. a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. Sétima. Comuniqúese al señor Presidente de la República para su promulgación. Quinta.Conciliación Extraj udicial. Dado en la Casa de Gobierno.Vigencia del Requisito de Admisibilidad.... Copia certificada del Acta de Conciliación Extrajudicial.Incorpórase el inciso 7) al Artículo 425 del Código Procesal Civil... CARLOS TORRES Y TORRES LARA Presidente del Congreso de la República EDITHMELLADO CÉSPEDES Primera Vicepresidenta del Congreso de la República ALSEÑORPRESIDENTECONSTITUCIONALDELAREPUBLICA PORTANTO: Mando se publique y cumpla." Sexta. en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento previo. en Lima. En Lima. a los doce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete.Anexo Legislativo conformidad con las normas legales e institucionales que las regulan.El procedimiento de Conciliación creado en la presente Ley se realiza de modo independiente de aquel que regula el Código Procesal Civil. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República ALBERTOPANDOLFIARBULU Presidente del Consejo'de Ministros ALFREDO QUISPE CORREA Ministro de Justicia . "7.

excepto: 1.576 Anexo Legislativo LEY GENERAL DE ARBITRAJE LEY N° 26. Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas..Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición.572 ELPRESIDENTEDELAREPUBLICA PORCUANTO: El congreso de la República ha dado la Ley siguiente: ELCONGRESODELAREPUBLICA Ha dado la ley siguiente: LEY GENERAL DE ARBITRAJE SECCIÓN PRIMERA ARBITRAJE NACIONAL CAPITULO PRIMERO TITULO ÚNICO Disposiciones Generales Artículo l°. pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse. ni las relativas a bienes o derechos de incapaces sin la previa autorización judicial.-Disposición general. . así como aquellas relativas a materia ambiental.

Artículo 3°.. Las empresas estatales de derecho privado o de economía mixta pueden acordar libremente y sin requisito de previa autorización que las controversias derivadas de los contratos que celebren con nacionales o extranjeros domiciliados o que se refieran a sus bienes. así como las que se refieren a sus bienes. entre sí". 3. salvo Anexo Legislativo 577 las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución. el Estado comprende el Gobierno Central. .El arbitrajepuede ser de derecho o de conciencia.Pueden ser sometidas a arbitraje nacional. sin necesidad de autorización previa. en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme. Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. inclusive las que se refieran a sus bienes. Artículo 2°. sean sometidos a arbitraje nacional..Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado.[*] "Pueden ser sometidos a arbitraje nacional. Sin embargo. sí podrá arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad civil. los Gobiernos Regionales y Locales y sus respectivas dependencias. 4. Aquellas sobre las que ha recaído resolución judicial firme. entre si... así como aquellas controversias derivadas de contratos celebrados entre personas jurídicas de derecho publico. así como aquellas controversias derivadas de contratos celebrados entre personas jurídicas de derecho público. sin necesidad de autorización previa.. las controversias derivadas de los contratos que celebren el Estado Peruano y las personas jurídicas de derecho público con nacionales o extranjeros domiciliados en el país.Arbitraje de derecho o de conciencia.Arbitraje del Estado. 2. en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso. las controversias derivadas de los contratos que el Estado Peruano y las personas jurídicas de derecho público celebren con nacionales o extranjeros domiciliados. Para los efectos de este artículo. o de personas o entidades de derecho público.

Las partes podrán acordar la intervención de un tercero. Artículo 5°. Artículo4°.La organización y desarrollo del arbitraje pueden ser encomendadas a una Institución Arbitral.Salvo acuerdo en contrario de las partes. De no haberse señalado uno. días inhábiles para la actuación de determinadas actuaciones.-Recepción de comunicaciones escritas. incluida una institución arbitral. así como los días de duelo nacional no laborable declarados por el Poder Ejecutivo.. [*] Párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 26742. así como para establecer el procedimiento y las demás reglas a las que se someterá el arbitraje. En tal caso.. En el supuesto de que no . se considerará recibida toda comunicación que haya sido entregada al destinatario o que lo haya sido en el domicilio señalado en el contrato. salvo que expresamente se señale que son días calendario. de conformidad con su reglamento arbitral.. Artículo 6°.. los usos mercantiles aplicables al caso..Intervención delPoderJudiciaL-Salvopactoencontrario. publicada el 11-01-97 578 Anexo Legislativo Es de derecho cuando los arbitros resuelven la cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable. Es de conciencia cuando resuelven conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. sábado y feriados no laborables. los arbitros podrán habilitar. el arbitraje se entenderá de conciencia. la cual necesariamente deberá constituirse como Persona Jurídica. Artículo 8o.-Salvo acuerdo en contrario de las partes.. Son inhábiles los días domingo. Artículo 7°. los plazos se computan por días hábiles. Excepcionalmente. para decidir libremente sobre una cuestión que ellas mismas pueden resolver directamente.Intervención de terceros. previa notificación a las partes. la entrega podrá hacerse en su domicilio real o residencia habitual.Instituciones arbitrales. de tratarse de asuntos de carácter comercial. Salvo que las partes hayan pactado expresamente que el arbitraje será de derecho. la institución arbitral estará facultada para nombrar a los arbitros. Los arbitros tendrán en cuenta.. las partes podrán someterse de modo exclusivo y excluyente a laj urisdicción arbitral.Plazos.

. establecer garantías para asegurar el cumplimiento del laudo arbitral. CAPITULO SEGUNDO TITULO ÚNICO : EL CONVENIO ARBITRAL Artículo 9o. así como otorgar facultades especiales alos arbitros para la ejecución del laudo en rebeldía de la parte obligada. télex. facsímil o medios similares que inequívocamente dejen constancia de la comunicación. tras una indagación razonable. Toda comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado su entrega.pudiera determinarse ninguno de esos lugares.-Definición de convenio arbitral. Serán válidas las notificaciones por cable. se considerará recibida toda notificación que haya sido enviada al último Anexo Legislativo 579 domicilio real o residencia habitual conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia fehaciente de la entrega. . sean o no materia de un procesojudicial.El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. pueda tener plenitud de efectos y sea cumplido el laudo arbitral. El convenio arbitral obliga a las partes y a sus sucesores a la realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle. El convenio arbitral puede estipular sanciones para la parte que incumpla cualquier acto indispensable para la eficacia del mismo. los arbitros se encuentran facultados para imponer multas hasta por un máximo de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias a la parte que no cumpla sus mandatos. salvo que lo contrario estuviera previsto en el convenio arbitral o en el reglamento de la institución arbitral. - Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior.

están reproducidas en el reverso del . 3.-Sinperjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 11°. Fue puesto a conocimiento del público mediante adecuada publicidad. 2. por iniciativa de una de las partes involucradas se somete una controversia a la decisión de uno o más arbitros que aceptan resolver el conflicto. a pesar de no estar reproducidas en el cuerpo del contrato principal. Si las condiciones generales que incluyen el convenio arbitral se hallan insertas en el cuerpo del contrato principal y este último es por escrito y está firmado por ambas partes. serán exigibles entre las partes en tanto dichos convenios hayan sido conocidos o hayan sido conocibles por la contraparte usando la diligencia ordinaria. los convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas contenidas en Cláusulas Generales de Contratación o Contratos por Adhesión. sin admitir prueba en contrario. Se entiende que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito no solamente cuando está contenido en documento único suscrito por las partes..Convenios arbitrales y relaciones jurídicas estándares. Artículo 100. notificada la parte contraria de la iniciativa de quien promovió la intervención de el o los arbitros. bajo sanción de nulidad. se apersona al procedimiento arbitral sin objetar dicha intervención. Se presumirá. Se entiende además que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito cuando a pesar de no existir acuerdo previo. Si las condiciones generales. mediando asentimiento posterior de la otra u otras partes a dicho sometimiento.Forma del convenio arbitral... constarán en el laudo arbitral y se ejecutarán conjuntamente con este último. Estas multas que serán en favor de la otra parte. que el convenio arbitral era conocible si se cumple con alguno de los siguientes supuestos: 1. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.El convenio arbitral se 580 Anexo Legislativo celebra por escrito. Se entenderá que hay asentimiento cuando. sino también cuando resulta del intercambio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje.

o para la porción de la herencia no sujeta a legítima. la que podrá versar.documento y se hace referencia al arbitraje en el cuerpo del contrato principal y éste es por escrito y firmado por la otra parte.. los arbitros podrán decidir libremente sobre la controversia sometida a su pronunciamiento. Artículo 14o.Separabilidad del convenio arbitral. las relativas a cumplimiento de los estatutos o validez de acuerdos.Arbitraje Estatutario. . Si el convenio arbitral se encuentra incluido en condiciones estándares separadas del documento principal. Artículo 13°.. administración o partición de la herencia.La inexistencia. 4. resolución.. no implica necesariamente la inexistencia. Empero. o para las controversias que se presenten en todos estos casos con los albaceas. ineficacia o invalidez de éste. así éste no hubiera sido inicialmente conocido o conocible. que establecen arbitraje obligatorio para las controversias que pudieran tener con sus miembros.Surte efecto como convenio arbitral la estipulación testamentaria que dispone arbitraje para solucionar las diferencias que puedan surgir entre herederos no forzosos o legatarios. rescisión. la contraparte sí podrá exigir la aplicación de dicho convenio arbitral. Artículo 12°. o para las controversias que surjan relativas a la valoración.-Constituyen convenio arbitral válido las estipulaciones contenidas en los estatutos o normas equivalentes de sociedades civiles o mercantiles. socios o asociados. y para las demás que versen sobre materia relacionada con las correspondientes actividades. el estipulante del convenio arbitral no podrá exigir su aplicación. nulidad o anulabilidad total o parcial de un contrato u otro acto jurídico que contenga un convenio arbitral. asociaciones civiles y demás personas jurídicas. fin u objeto social. En consecuencia. Si se estableciera que el convenio arbitral no fue conocido o conocible por la contraparte al momento de la celebración del contrato. salvo que posteriormente su contraparte lo acepte expresamente y por escrito. las que surjan entre éstos respecto de sus derechos. pero se hace referencia en Anexo Legislativo 581 el cuerpo del contrato principal a la existencia del arbitraje y este es por escrito y firmado por la otra parte.-Arbitraje Testamentario.

.Celebración de convenio arbitral durante un proceso j udicial. Artículo 16°.inclusive. de la materia controvertida o de las reglas de procedimiento. Artículo 17°. las actuaciones arbitrales podrán iniciarse o proseguirse e inclusive dictarse el laudo. sobre la inexistencia. tal circunstancia podrá invocarse como excepción de convenio arbitral dentro del plazo previsto en cada proceso. A la vista de tal documentación. . 582 Anexo Legislativo Artículo 15. Encontrándose en trámite la excepción de convenio arbitral. o la continuación del mismo respecto de las materias que las partes declaren no haber sometido a arbitraje. Vencido el plazo correspondiente se entiende renunciado el derecho a invocarla y sin efecto alguno el convenio arbitral. el juez deberá amparar la excepción de convenio arbitral. Es nula la estipulación contenida en un convenio arbitral que coloca a una de las partes en situación de privilegio respecto de la otra en relación con la designación de los arbitros.-Excepción de convenio arbitral. adjuntando copia del convenio arbitral. deben presentar al Juez un escrito conjunto con firmas legalizadas por el Auxiliar Jurisdiccional. ineficacia o invalidez del contrato o acto jurídico que contenga el convenio arbitral. Se entiende que existe renuncia tácita cuando se hubiera interpuesto demanda por una de las partes y el demandado no invoca la excepción arbitral dentro de los plazos previstos para cada proceso.. Si la materia todavía no está sometida al conocimiento de los arbitros. las partes formalizan voluntariamente un convenio arbitral sobre todas o parte de las pretensiones controvertidas en aquél.Las partes pueden renunciar al arbitraje mediante convenio expreso.S i durante un proceso judicial. el Juez dispondrá el archivamiento del proceso. Si la materia ya estuviera sometida al conocimiento de los arbitros.. salvo que la materia sea manifiestamente no arbitrable de conformidad con el artículo I o. el juez también deberá amparar la excepción de convenio arbitral..-Si se promoviera una acción judicial relativa a una materia que estuviera reservada a decisión de los arbitros de acuerdo con el convenio arbitral o cuyo conocimiento ya estuviera sometido por las partes a esa decisión. la determinación del número de éstos.Renuncia al arbitraje.

Los medios probatorios actuados en el proceso judicial surten eficacia en el arbitral con el valor que los arbitros les asignen. Puede también requerir a las partes para que precisen su contenido. incluida una institución arbitral. La aceptación del cargo confiere a los arbitros. o por la institución arbitral. . según el caso.Los arbitros no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción. La aceptación del cargo por los arbitros. salvo pacto expreso en contrario contenido en el convenio arbitral Anexo Legislativo 583 CAPITULO TERCERO TITULO ÚNICO : LOS ARBITROS Artículo 18°. * inmediatamente después de efectuada. Artículo 20°. El Juez no puede objetar el convenio arbitral. salvo que la materia sea manifiestamente no arbitrable de conformidad con el Artículo I o. o para que aclaren los puntos que considera oscuros. así como a las instituciones arbitrales. gozando además del secreto profesional..Los arbitros serán designados por las partes o por un tercero.Remuneraciones.. el derecho de exigir a las partes un anticipo de los fondos que estimen necesarios para atender las retribuciones respectivas y los gastos del arbitraje...-Disposición general.Nombramiento. La designación deberá ser comunicada a la parte o partes. Podrán designarse igualmente uno o más arbitros suplentes. En el desempeño de sus funciones tienen plena independencia y no están sometidos a orden. disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. otorga derechos a las partes para compelerles a que cumplan el encargo dentro del plazo establecido. Artículo 19°. quien puede ser persona natural o jurídica. salvo pacto expreso en contrario. bajo pena de responder por los daños y perjuicios que ocasionen por demora o por incumplir las obligaciones respectivas..Los arbitros serán remunerados.

A falta de acuerdo entre las partes.. o cuando las partes hayan acordado que el nombramiento de los arbitros se efectuará de común acuerdo. Artículo 21°.Libertad de procedimiento de nombramiento. en los arbitrajes con tres arbitros.. el nombramiento lo efectuará el juez. cada una nombrará a un arbitro y los dos arbitros así designados nombrarán al tercero quien presidirá el tribunal arbitral.Las partes podrán determinar libremente el procedimiento para el nombramiento de el o los arbitros. a falta de ello y a elección del interesado. Artículo 22°. el nombramiento lo efectuará el juez. si los arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer arbitro dentro del mismo 584 Anexo Legislativo plazo. transcurrido diez (10) días de la primera propuesta. En el arbitraje con arbitro único. si son varios. si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre su designación.Incumplimiento del encargo. el juez procederá a la designación de el o los arbitros. el del lugar de celebración del convenio arbitral o el del domicilio del emplazado. En tal caso. Si una de las partes no nombra al arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) días de haberse requerido su nombramiento.Nombramiento por el Juez. se considerará que rechaza el encargo. Por su parte.. En todo supuesto de falta de designación del Presidente del Tribunal Arbitral. el Juez Especializado en lo Civil al que las partes se hubiesen sometido expresamente. a falta de ellos. En defecto de sumisión expresa. la designación será hechapor el juez. el del lugar donde debe realizarse el arbitraje si se hubiera previsto. dentro del plazo de diez (10) días de solicitada su intervención. no lo hiciera dentro del plazo determinado por las partes o del establecido en el reglamento de la institución arbitral o.Si el tercero a que se refiere el Artículo 20°.. A falta de acuerdo entre las partes sobre la designación del tercero dentro del mismo plazo. Artículo 23°.Es competente para la designación del o de los arbitros en los casos a que se refieren los Artículos 21° y 22°. las partes podrán designar a un nuevo tercero con ese propósito.. asumirá tal condición el arbitro designado por los miembros del tribunal arbitral. . encargado de efectuar la designación de el o los arbitros. o el de cualquiera de ellos.

2. el cual no podrá exceder los diez (10) días hábiles. nombrando al mismo tiempo uno o más suplentes. Si el emplazado concurre a la audiencia. En caso se hubiere pactado el nombramiento conjunto de el o los arbitros o su designación por un tercero que no cumplió con el encargo. en el acto de la misma. o procederá a encargar tal designación a la institución arbitral de conformidad con el inciso 3) de este artículo. En caso el emplazado no designe al arbitro o a los arbitros que le corresponda. El interesado acompañará a su solicitud el o los documentos que contienen el convenio arbitral y propondrá los nombres de los arbitros en un número no inferior a siete (7). el Juez invitará a las partes a ponerse de acuerdo en la . para que realice libremente la designación dentro del plazo que determine. así como a uno o más suplentes. El Juez citará a las partes a una audiencia única la cual deberá desarrollarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 4. entre la lista de arbitros indicada en el inciso 1) de este artículo. en el acto de la misma. el Juez invitará a la parte emplazada para que proceda a designar al arbitro o arbitros que le corresponda. 3. el Juez si lo considera pertinente. el Juez resuelve designando al o a los arbitros. el Juez procederá dentro de tercero (3) día hábil a dictar resolución designando al o a los arbitros. Vencido dicho plazo sin que la institución arbitral haya procedido con la designación. podrá encargar a una institución arbitral debidamente constituida en el lugar de la sede de su Anexo Legislativo 585 competencia. Si el emplazado no concurre a la audiencia. el Juez designará al arbitro o a los arbitros que correspondan de la lista de arbitros indicada en el inciso 1) de este artículo. a pedido de parte. Sin embargo. El Juez procederá a la designación de acuerdo al siguiente trámite: 1.

Calificaciones legales de los arbitros. Contra lo resuelto por el superior no procede impugnación alguna.designación. sin perjuicio de lo indicado en el inciso siguiente. como a uno o más arbitros suplentes de la lista de arbitros indicada en el inciso 1) de este artículo. Contra las decisiones del Juez no procede recurso impugnatorio alguno.Número de arbitros. o procederá a encargar tal designación a la institución arbitral de conformidad con el inciso 3) de este artículo. mayores de edad. 6. La resolución que pone fin al proceso es apelable con efecto 586 Anexo Legislativo suspensivo. el Juez designará al arbitro o a los arbitros que correspondan. 7. los arbitros serán tres.. debiendo ésta recaer principalmente en aquellos arbitros cuyos nombres estén presentes en ambas listas. En caso la parte emplazada se niegue a proponer la lista de arbitros. A falta de acuerdo o en caso de duda.. Artículo 24°. Caso contrario. entre quienes conjuntamente con la lista de arbitros indicada en el inciso 1) de este artículo procederá a la designación. que no tienen incompatibilidad para actuar como arbitros y que se encuentran en pleno . sólo cuando se haya desestimado la solicitud de designación de arbitros. según corresponda. el Juez tomará en cuenta lo previsto en el convenio arbitral sobre las condiciones que deben reunir los arbitros. el Juez invitará a la parte emplazada para que proponga los nombres de los arbitros en un número no inferior a siete (7). El Juez únicamente podrá rechazar la solicitud de designación de arbitros cuando considere por los documentos aportados que no consta manifiestamente la voluntad de las partes de acudir al arbitraje. Artículo 25°. Para el nombramiento del o los arbitros.. 8. Si las partes han acordado un número par de arbitros. 5.. los arbitros designados procederán al nombramiento de un arbitro adicional.Pueden ser designados arbitros las personas naturales. que actuará como Presidente del Tribunal Arbitral.Los arbitros son designados en número impar. Si son tres o más forman tribunal arbitral.

Por tener que ausentarse por tiempo indeterminado o por más de treinta días. si las partes no excusan la inasistencia. los Fiscales. bajo sanción de nulidad del nombramiento y del laudo: 1. El nombramiento de arbitros de derecho o equidad podrá recaer en personas nacionales o extranjeras. 4. 3. 3. 4.Tienen incompatibilidad para actuar como arbitros. se entenderá que tal designación está referida a su actuación como entidad nominadora. de conformidad con el Artículo 20°.. El Contralor General de la República en los procesos arbitrales en los que participen las entidades que se encuentran bajo el control de la Contraloría General de la República. Anexo Legislativo 587 Artículo 27°. El nombramiento de arbitros de derecho debe recaer en abogados. Los Magistrados. Cuando las partes hayan suspendido el proceso arbitral por más de dos (2) meses. 2. El Presidente de la República y los Vicepresidentes. Los ex Magistrados en las causas que han conocido. Artículo 26°. Por causa de recusación reconocida por las partes y no dispersadas por ellas. 5. y el plazo para laudar lo permite.. Por incompatibilidad sobrevenida conforme al Artículo 26°. salvo los profesionales asimilados. Cuando se designe a una persona jurídica como arbitro. o 6.. los Procuradores Públicos y los Ejecutores Coactivos.ejercicio de sus derechos civiles.El cargo de arbitros sólo puede renunciarse: 1. Por enfermedad comprobada que impida desempeñarlo.Renuncia de los arbitros.. Por causales pactadas al aceptarlo. con excepción de los Jueces de Paz. 5.Personas impedidas de actuar como arbitros. los Parlamentarios y los miembros del Tribunal Constitucional. . Los oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 2.

Los arbitros nombrados por la otra parte o por un tercero pueden ser recusados también por causa anterior al nombramiento.Iniciado el proceso arbitral. Artículo 29°. o la institución organizadora del arbitraje. no procederá recusación o impugnación del laudo por tales motivos. 3.. Cuando existan circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia. y el arbitro. conforme a su reglamento.Los arbitros podrán ser recusados sólo por las causas siguientes: 1. Cuando estén incursos en alguna causal de recusación prevista en el reglamento arbitral al que se hayan sometido las partes. en lo que fuera pertinente.La persona a quien se comunique su posible nombramiento como arbitro deberá revelar todas las circunstancias que pueden dar lugar a una posible recusación.. Artículo 30°. 2. o por causas no conocidas al momento de la designación. desde el momento de su nombramiento y durante todos las actuaciones arbitrales. resolverán sobre la .Causales de recusación.. sólo por causas que hayan sobrevenido a su nombramiento. Artículo 28.Procedimiento de recusación.. la parte que formula recusación de hacerlo inmediatamente después de conocida la causa que la motiva. justificando debidamente las razones en que se basa y siempre que no haya vencido el plazo probatorio.Obligación de informar y dispensa..Recusación de arbitro designados por los partes. Las parte pueden dispersar las causas de recusación que conocieran y.. revelará sin demora tales circunstancias a las partes. Si el recusado niega la razón y el arbitraje fuera unipersonal. Artículo 31°. bajo pena de responder por los daños y perjuicios que ocasionen por su omisión. a menos que ya les haya informado de ellas.. en tal caso. Cuando no reúnan las condiciones previstas en el Articulo 25 o en el convenio arbitral o estén incursos en algún supuesto de incompatibilidad conforme al Artículo 26°.Los 588 Anexo Legislativo arbitros son recusables por la parte que los designó. el Juez conforme al trámite indicado en el Artículo 232..

. la institución organizadora del arbitraje. resolverá la recusación por mayoría absoluta sin el voto del recusado.Designación de arbitro sustituto..Cuando por cualquier razón haya que designar un arbitro sustituto y no existieran arbitros suplentes. o el tribunal arbitral. cuando correspondiera. a falta de acuerdo entre las partes se sigue el mismo procedimiento mediante el cual fue designado el sustituido.procedencia o no de la recusación. Si el arbitraje fuera colegiado. no procede ningún medio impugnatorio. El trámite de recusación no interrumpe la prosecución del proceso arbitral. la Institución organizadora o el tribunal pronuncien. CAPITULO CUARTO DEL PROCESO ARBITRAL TITULO PRIMERO Disposiciones Generales . salvo que él sea el recusado. después de oídas las partes y el arbitro. Contra la resolución que el Juez. Artículo32°. En caso de empate resuelve el presidente.. en cuyo caso resuelve el de mayor edad.

dentro de los diez (10) días siguientes a la aceptación del arbitro único o del último de los arbitros. La parte que formula su pretensión ante los arbitros deberá hacerlo dentro de los ocho (8) días de notificada de la instalación del tribunal arbitral. Si la parte no cumple con formular su pretensión con arreglo al primer párrafo del inciso anterior. A falta de acuerdo.Procedimiento supletorio. 2. Si alguna de las partes no cumpliera con absolver los trámites que le corresponder dentro de los plazos previstos en los incisos 1 y 2. Anexo Legislativo 589 Artículo 33°. Durante el proceso arbitral deberá tratarse a las partes con igualdad y darle a cada una de ella plena oportunidad de hacer valer sus derechos. los arbitros continuarán las actuaciones. Luego de recibida la pretensión.Las partes pueden pactar el lugar y las reglas a las que se sujeta el proceso correspondiente. Pueden también disponer la aplicación del reglamento que tenga establecido la institución arbitral a quien encomiendan su organización... 3. La decisión será notificada a las partes.libertad de regulación de proceso. 1. . Artículo 34°. los arbitros procederán a notificar a la otra parte para que dentro de igual plazo proceda a formular su pretensión con arreglo al párrafo anterior.Salvo disposición distinta de las partes o de los arbitros. no siendo procedente en este caso la reconvención. Si se formula reconvención.. se citará al demandado para que en el plazo de ocho (8) días manifieste lo que convenga a su derecho y ofrezca las pruebas correspondientes. los arbitros dieran por terminadas las actuaciones arbitrales. sin que dicha omisión se considere como una aceptación de las alegaciones de la otra parte. el procedimiento arbitral se sujetará a las siguientes reglas. En caso la otra parte formule su pretensión a que se hace referencia en el párrafo anterior. éstos deciden el lugar y las reglas del proceso del modo que consideren más apropiado. debiendo ofrecer al mismo tiempo las pruebas que la sustenten. será de aplicación en segundo párrafo del inciso anterior. los arbitros correrán traslado a la otra parte por igual plazo. atendiendo la conveniencia de las partes.. Vencido el plazo sin que la otra parte formule su pretensión.

Pueden también ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que estimen necesarios. las pretensiones de las partes. Así mismo deberá ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos probatorios en los que los arbitros puedan basarse al adoptar su decisión. Artículo 36°..Facultad de los arbitros en cuanto a las pruebas. escritos. posibilitando la adecuada defensa de las partes.Todos los escritos deben estar firmados por la parte que los presenta. de manera exclusiva. o demás información que una de las partes suministre a los arbitros se dará traslado a la otra parte.Copia de los escritos.. corresponderá resolver la oposición a que se refiere el Artículo 392. Todo documento que se adjunta debe estar debidamente rubricado. privacidad. documentos. concentración y economía procesal. En defecto de lo anterior. Vencidos los plazos indicados en los párrafos anteriores. éste podrá presentar directamente los escritos de mero trámite. Artículo 37°.590 Anexo Legislativo 4. En cualquier etapa del proceso los arbitros pueden solicitar a las partes aclaraciones o informaciones. inmediación. 6. los arbitros citarán a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los diez (10) días siguientes. los arbitros pueden solicitar a las partes un resumen escrito de sus alegaciones. Anexo Legislativo 591 . la existencia de hechos controvertidos y toda otra cuestión que sea necesario precisar para un mejor desarrollo del arbitraje. 7. No se requerirá firma de abogado. Actuados los medios probatorios..Los arbitros tienen la facultad para determinar. Si hubiera abogado designado. Como directores del proceso los arbitros deben velar para que el mismo se desarrolle bajo lo principios de celeridad. si los arbitros lo consideran pertinente. Los medios probatorios se actúan en una o más audiencias dentro de un plazo que no podrá exceder de quince (15) días. Lo actuado constará en un acta... Artículo 35°.Presentación de escritos. pertinencia y valor de las pruebas.De todas las declaraciones. 5. Una audiencia tendrá por finalidad propiciar un arreglo entre las partes o esclarecer entre otros aspectos. la admisibilidad..

pueden ordenar que se explique o amplíe el dictamen. Los arbitros sin embargo podrán considerar estos temas de oficio. El juez dará cumplimiento a la solicitud en un plazo que no excederá de cinco (5) días. Sin embargo. Los arbitros pueden dar por vencidos los plazos de etapas ya cumplidas por las partes. de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba. Tratándose de prueba pericial. si se consideran adecuadamente informados. a elección del interesado. o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral.El tribunal puede delegar facultades en uno o más de sus miembros para la realización de determinados actos del proceso. Contra la decisión de los arbitros no cabe impugnación alguna. el tribunal arbitral podrá seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el laudo..Delegación de facultades.. Los arbitros pueden prescindir motivadamente de las pruebas no actuadas. bajo responsabilidad. Artículo 38°.. si la oposición hubiera sido desestimada. sin perjuicio del recurso de anulación.. ineficacia o invalidez del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida.. Es competente el Juez de Paz Letrado o el Juez Especializado en lo Civil del Lugar del arbitraje o donde sea necesario ejecutar la resolución. podrá pedir Auxilio Judicial para la actuación de pruebas. La inactividad de las partes no impiden la prosecución del proceso ni que se dicte el laudo en base a lo ya actuado. eficacia o a la validez del convenio arbitral. 592 Anexo Legislativo . Artículo 40°.Auxilio jurisdiccional para la actuación de pruebas.- El tribunal arbitral. La oposición total o parcial al arbitraje por inexistencia.Facultad de los arbitros para decidir acerca de su competencia.Los arbitros están facultados para decidir acerca de su propia competencia. Artículo 39°. deberá formularse al presentar las partes sus pretensiones iniciales. Los arbitros decidirán estos temas como cuestión previa. incluso sobre oposiciones relativas a la existencia.

Desistimiento y suspensión voluntaria. los arbitros dictarán una orden de conclusión del procedimiento. TRANSACCIÓN. Si lo piden ambas partes y los arbitros lo aceptan. no será necesario repetir las actuaciones anteriores. salvo pacto en contrario. En este caso. Artículo 42°. Pueden también suspender el proceso por el plazo que de común acuerdo establezcan. Anexo Legislativo 593 TITULO TERCERO COMPETENCIA DE LOS ARBITROS Y MAYORÍAS . En caso de desistimiento.. SUSPENSIÓN Y DESISTIMIENTO DEL PROCESO Artículo 41°. de común acuerdo y comunicándolo a los arbitros. continúa el proceso respecto de los demás puntos controvertidos. se suspende el proceso.. Este laudo no requiere ser motivado.Conciliación o transacción. o que las partes o el tribunal lo decidan y el plazo para laudar lo permita. Si antes de la expedición del laudo las partes concilian o transigen sus pretensiones.En cualquier momento antes de la notificación del laudo .... en cuyo caso se ejecutará de la misma