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DERECHO

PENAL

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

PARTE GENERAL

I. FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL
655. ¿Que es el Derecho Penal?

El derecho penal en sentido normativo, puede conceptualizarse como aquella parte del ordenamiento
jurídico que define ciertas conductas como delitos y establece la imposición de penas o medidas de
seguridad a los infractores de las expectativas normativas.

El Derecho penal como medio de control social formal, tiende a evitar determinados comportamientos que
se estiman indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposición de distintas sanciones para el caso de
que dichas conductas se realicen. En este sentido el Derecho penal se caracteriza por prever las sanciones
en principio más graves - penas y medidas de seguridad -, como forma de evitar los comportamientos
que juzga especialmente peligrosos - los delitos -.

656. ¿Cual es la función del Derecho Penal?

El Derecho penal tiene por función garantizar la protección de los bienes jurídicos, entendido éste, como
aquellos valores fundamentales de toda sociedad que proporciona el ordenamiento de protección de
Derechos Humanos y los principios constitucionales, como su fuente inspiradora, para de esta manera
delimitar al poder estatal. Así mismo, de un lado, el Derecho penal realiza su tarea de defensa de la
sociedad castigando las infracciones jurídicas ya cometidas: en este sentido es de naturaleza represiva. De
otro, cumple dicha misión previniendo infracciones jurídicas de comisión futura: en este aspecto tiene la
naturaleza preventiva.

II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL
657. ¿Qué son los principios rectores del Derecho Penal?

Los principios fundamentales del Derecho penal son pautas generales sobre los cuales descansan las
diversas instituciones del Derecho Penal Positivo. Asimismo la doctrina las propone como guía para la
interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico-penal. Estos principios
tendrán que ser utilizados por aquellas personas que quieran aplicar sistemáticamente la legislación penal; se
encuentran ubicados en el Título Preliminar del Código Penal.

658. ¿Cuáles son los principios generales del Derecho Penal?

La doctrina ha establecido los siguientes principios generales del Derecho penal:

Principio de legalidad

El principio de legalidad conocido bajo el axioma “nullum crimen, nulla poena sine lege” acuñado
por el jurista alemán Paul Johann Anselm von Feuerbach, consiste en aquel mandato por el cual una
persona no puede ser sancionada si es que su conducta desaprobada no se encuentra totalmente
regulada en la ley.

Es por tal motivo que señala que nadie podrá ser sancionado o penado si es que su comportamiento no
se encuentra constituido como un delito o falta en el ordenamiento jurídico al momento de su
realización. (Art. II Título Preliminar del C.P. y art. 2º, inc. 24, literal d) de la Constitución Política del
Perú)

El principio de legalidad ha sido adoptado por los convenios y declaraciones más importantes que se
han dado en nuestros tiempos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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El principio de legalidad se constituye como el más importante y principal límite frente al poder
punitivo del Estado, pues éste sólo podrá aplicar la pena a las conductas que, de manera previa, se
encuentren definidas como delito por la ley penal. De esta manera, el principio de legalidad puede
percibirse como una limitación al poder punitivo del Estado y como una garantía, pues las personas
sólo podrán verse afectadas en sus derechos fundamentales cuando sus conductas se encuentren
prohibidas previamente por la ley.

Garantías que exige el principio de legalidad

La doctrina reconoce cuatro garantías:

a) Garantía criminal (nullum crimen sine lege). Esta garantía señala que no se puede definir como
conducta delictiva a aquella conducta que no se encuentra previamente señalada en la ley y, mucho
menos, posteriormente, castigarla con pena y/o medida de seguridad. Por ende, se entiende que se
califica como delito aquello que sólo la ley lo expresa sin importar si aquella conducta sea
considerada reprochable y/o lesione el Derecho (principio de legalidad criminal). De esta manera,
se prohíbe la creación de conductas criminales por vía judicial ya que dicha misión le corresponde
a la ley penal.

b) Garantía penal (nulla poena sine lege). Esta garantía señala que no se puede imponer a la persona
una pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en el Código. De esta manera, un
sector de la doctrina sostiene que no pueden asignarse más penas que las implantadas por el
legislador en cada cuestión, hallándose vedado sustituir por otra la penalidad prevista en cada
figura delictiva y, más aún, “inventar” penas. Es por ello que también recibe el nombre de
principio de legalidad penal.

c) Garantía jurisdiccional. Esta garantía sostiene que nadie puede ser sancionado ni castigado sino
sólo a través de un juicio formal, en el cual se respeten las garantías constituidas por la ley penal.
También es conocido como principio de legalidad procesal.

d) Garantía de ejecución penal. Esta garantía parte de la premisa de que toda pena tiene que ser
cumplida, ejecutada y aplicadas. Partiendo de ello, esta garantía se sustenta bajo el axioma
siguiente: “No puede ejecutarse pena alguna sino en la forma prevista por la ley”. Esta garantía es
conocida como principio de legalidad en la ejecución.

Principio de la prohibición de la analogía

En nuestra legislación penal se prohíbe la aplicación de la ley por analogía, es decir, no se podrá
aplicar a un caso que no está previsto en la ley una norma que no le corresponde. (Art. III del Título
Preliminar del C.P. y art. 139º, inc. 9 de la Constitución Política del Perú).

En la doctrina suele diferenciarse entre analogía in bonam partem y analogía in malam partem. La
primera señala que está permitido el razonamiento por analogía y que el juez pude acudir a normas
semejantes para resolver el caso que está investigando. Asimismo el empleo de este mecanismo de
razonamiento analógico debe realizarse siempre y estrictamente cuando sea a favor del reo o
procesado.

Mientras que la analogía in malam partem señala todo lo contrario, es decir, que está totalmente
prohibido el razonamiento analógico, siempre y cuando lo único que se logre conseguir es perjudicar al
procesado o al reo.

Principio de responsabilidad penal o de culpabilidad

La culpabilidad puede ser entendida desde dos sentidos: en sentido amplio, expresa el conjunto de
presupuestos que permiten “culpar” a alguien por el evento que motiva la pena: tales presupuestos
afectan a todos los requisitos del concepto de delito; en sentido estricto, se refiere sólo a una parte de
tales presupuestos del delito, es decir, a los que condicionan la posibilidad de atribuir un hecho
antijurídico a su autor. Este principio tiene su soporte en que la sanción jurídica se corresponde con la

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la libertad. el Derecho penal a través de este principio se reconoce como mecanismo de última ratio. para que un interés personal y/o social se pueda considerar como bien jurídico protegido. es decir. recurrir en última instancia al Derecho penal. Por tanto. Por ejemplo: la vida. Partiendo de esto. es decir. no se podrá decir que un acto es ilícito si no se encuentra fundamentado en la lesión de un bien jurídico. entre otros A través de este principio controlamos la función de la creación de nuevos delitos. su importancia radica en que la protección del bien jurídico es la razón que legitima la intervención penal. a toda aquella acción que el agente cometa para causar un determinado daño a un bien que está protegido por el ordenamiento jurídico. deseado) o culposo (imprudente). primero debe recurrirse a otros recursos jurídicos -ya sean civiles o administrativos. hacia el hecho que ha cometido y no a la personalidad que contiene la misma persona. se entiende por lesión al bien jurídico. c) Principio de dolo o culpa Este principio demanda al Derecho Penal que para que alguna persona sea declarada culpable del hecho que ha cometido. • 247 • . Por otra parte. Este principio señala que para que una conducta determinada se configure como delito. obligando al legislador a definir el bien jurídico que se quiere proteger a través de la ley penal. se prohíbe que una persona responda jurídicamente por hecho e injusto ajeno. en cuanto ha realizado aquella conducta. Por ello. si la persona que ha realizado una conducta delictiva se configura como imputable. Principio de subsidiaridad Este principio señala que cuando se realice en la sociedad algún hecho delictivo. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM reprochabilidad social al autor del hecho -quien en base a su libre albedrío y a su conocimientorealiza una conducta no adecuada al ordenamiento jurídico vigente.que ha de emplear el Estado para resolver el caso determinado. es decir. así: a) Principio de personalidad A través del principio de personalidad se señala que es responsable quien individualmente ha cometido un acto delictuoso. primero debe de existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido. Principio de protección de los bienes jurídicos o de lesividad También llamado principio de lesividad o de la objetividad jurídica. es necesario que el hecho sea doloso (querido. b) Principio del acto Este principio se dirige hacia la conducta de la persona. d) Principio de imputación personal Este principio se corresponde con la capacidad de ejercicio de la persona. pues éste por intermedio de las penas se convierte en un mecanismo traumático para el autor del hecho criminoso. este debe de estar reconocido como tal por la ley y asimismo debe de estar protegido por ésta. Asimismo de este principio devienen otros principios que en conjunto forman el principio de culpabilidad. y. Entonces. Definimos el bien jurídico como aquellos intereses sociales que por su notable impo rtancia para el desarrollo personal y para el desenvolvimiento de la sociedad en general son merecedores de resguardo y protección a través de las normas jurídicas que componen el Derecho penal.

el Derecho penal no proteja todos los bienes jurídicos sino una parte de ellos: bienes jurídicos penales. La principal misión de este principio es reducir la violencia estatal. o Segundo. Sirve como un criterio rector y de orientación a la política criminal del Estado y al control penal en su conjunto • 248 • . es decir. libertad (pena privativa de libertad). Principio de igualdad Este principio de igualdad consagrado constitucionalmente señala que las personas tienen derecho a un trato justo y equitativo. no toda conducta activa u omisiva que ocasione lesión a determinados bienes jurídicos va a ser merecedora de intervención punitiva. Principio de proporcionalidad de la pena Este principio señala que entre el delito cometido y la pena impuesta debe de existir una proporción. De ahí que. Este principio a la vez regula que para la imposición de la pena debe cumplirse con dos requisitos fundamentales: o Primero. Además debemos distinguir que dentro de este principio encontramos tres sub-principios: a) Idoneidad: el legislador al momento de imponer una pena debe prever que cumple con un objetivo constitucionalmente legítimo. bienes jurídicos que requieren de tutela penal para su desenvolvimiento en la sociedad. a través de la legislación penal. para poder aplicar el principio de proporcionalidad el juez primero tendrá que definir la importancia del bien jurídico protegido. c) Proporcionalidad: el grado de realización del fin constitucionalmente legítimo debe ser equivalente al grado de afectación del derecho a la libertad personal. de esta forma se excluyen aquellos delitos que son cometidos por hecho fortuito. aplicando las penas bajo criterios razonables y adecuando las penas a la Humanidad del Hombre. Por tanto. Sin embargo. Después de haber determinado la importancia del bien jurídico el juez tendrá que examinar la forma en la que el bien jurídico ha sido violado o trasgredido porque no se le va aplicar a una persona que ha cometido un delito con dolo la misma pena que se le aplicaría en el caso de haberlo realizado con culpa. y su patrimonio (pena de multa). que se establezca la culpabilidad del autor y que además reúna los requisitos indispensables para que se pueda iniciar un proceso penal. Principio de Humanidad de las Penas Este principio busca reducir esa secular violencia producida por la pena en el hombre y que lo afecta en sus derechos más importantes e imprescindibles como la vida (pena de muerte).DERECHO PENAL • • • Principio de fragmentariedad Este principio señala que el Derecho penal va a tutelar aquellos objetos e intereses que son importancia para la sociedad. b) Necesidad: la intervención en los derechos fundamentales. Esta igualdad también se ve reflejada en el derecho penal cuando se establecen las garantías para el cumplimiento de un proceso justo: que el trato de las personas al momento de sancionar un delito sea igual. que el delito haya sido cometido con dolo o culpa. sino solamente aquellas conductas cuyo resultado delictuoso sea una vulneración a aquellos bienes jurídicos de suma importancia. es necesaria cuando están ausentes otros medios alternativos que revistan cuando menos la misma idoneidad para lograr el objetivo constitucionalmente legítimo y que sean más benignos con el derecho afectado. sin hacer ningún tipo de diferenciación.

). principio de universalidad (justicia mundial).P. en las naves o aeronaves nacionales privadas. excepto cuando los efectos de tales actos o delitos afecten la seguridad o el orden público del Estado subyacente o causen daños a personas o bienes dentro de dicho territorio. sobre las infracciones cometidas por cualquier persona. ¿Cuál es la excepción al principio de Proporcionalidad de las Penas? La excepción está dada por la introducción de la reincidencia y la habitualidad que permiten al Juzgador incrementar la pena. sin considerar la nacionalidad. Por lo tanto todos los delitos cometidos en el territorio peruano caen bajo el imperio de la ley peruana y se fundamenta en el criterio de la soberanía del Estado. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL 660. la ley penal tiene validez estrictamente en el territorio de la República. dominio marítimo y espacio aéreo que cubre la nación peruana (artículo 54 de la Constitución). por lo que. es necesario recalcar que el concepto jurídico de territorio es más amplio que su concepto geográfico o del léxico. (Art. 661. 2º del C. Los principios correspondientes son: principio real o de protección de interés. el suelo. el agente. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 659. no brindándole protección o haciéndolo de manera insuficiente. todo lugar donde el Estado ejerce su soberanía.P. Su fundamento radica en la protección de bienes jurídicos pertenecientes del Estado.P. para la aplicación de las leyes penales. Se aplica la ley nacional a todas las conductas que afecte los intereses del Estado.2 662. los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una aeronave civil peruana que se encuentra sobre territorio extranjero se someten a la ley peruana. La Constitución Política del Perú (artículo 54º in fine) y las normativas correspondientes a su ordenamiento jurídico se afilian a la teoría ilimitada en la altura.). excepto cuando afecten la seguridad o el orden público de la República Peruana y cuando causen daño a personas o bienes en territorio peruano.) Los hechos ocurridos. ¿Qué es el Principio del Pabellón (Derecho de Bandera)? Es una ampliación del principio de territorialidad por el que se extiende la aplicación de la ley penal peruana a hechos punibles cometidos en naves o aeronaves nacionales públicas en donde se encuentren y. Es pues. Principio real de Defensa o de protección de intereses. sino a los antecedentes del sujeto. Los delitos cometidos a bordo de una nave civil extranjera en vuelos sobre territorio peruano se rigen por leyes del Estado de matrícula de la aeronave. que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo en donde ningún estado ejerza soberanía. sin importar la nacionalidad del autor y de los partícipes (art. ni el lugar donde se haya cometido. el dominio marítimo comprende una extensión de doscientas millas marinas contadas desde la costa (art. subsuelo. principio de personalidad. siendo este un exceso establecido no en función al delito cometido. Se discute la extensión vertical del espacio aéreo sobre el suelo y el dominio marítimo. • 249 • . ¿En qué consiste la extraterritorialidad? 3 Consiste en casos en que se extiende la ley penal peruana a hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional (Art. 1º del C. que puedan serle indiferente a otro Estado. Decreto Supremo Nº 781 del 1 de agosto de 1947). No obstante. Entendemos por territorio. 54º segundo párrafo de la Constitución. El perímetro del suelo que integra al territorio está precisado en los tratados celebrados con nuestros países limítrofes. III. 1º del C. ¿En qué consiste y se fundamenta el Principio de Territorialidad? El principio de territorialidad consiste en que el delito se reprime por el Estado en cuyo territorio se ha cometido.

). o cuando el condenado haya cumplido la pena.) 664. en concordancia con los presupuestos del artículo 2º del C.P.). Se exige que la infracción sea susceptible de extradición. 4º in fine del C. Pero también lo extienden al lugar donde se producen sus efectos o las consecuencias de la infracción. el principio universal o de la justicia universal es un grado en la solidaridad internacional frente al delito. Sin embargo. Tampoco se aplican cuando se trata de delitos políticos o hechos conexos con ellos y cuando el acusado haya sido absuelto en país extranjero. el Estatuto de Roma. Problemática especial representan los delitos de tránsito en los que ni la actividad inicial ni el resultado se produce en el Perú. Fue adoptado en la ciudad de Roma. DERECHO PENAL • • • Principio de personalidad activa La ley peruana se aplica al nacional que cometa una infracción en el extranjero (artículo 2 inc. prevé delitos de interés universal como son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La nacionalidad de la víctima es indiferente. el 17 de julio de 1998. pero tendrá que computarse la parte de la pena cumplida (art. ¿El principio de Universalidad tiene relación con la Corte Penal Internacional? Sí existe relación entre el principio de universalidad y la Corte Penal Internacional cuyo instrumento de creación. Principio de personalidad pasiva La ley peruana se aplica al extranjero que comete un delito contra un nacional fuera del territorio de la República (artículo 2 inc. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. podrá renovarse el juicio ante Tribunales peruanos.P. 665. Se exige que la infracción sea susceptible de extradición. durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". Cuando la acción y el resultado del delito se producen en un mismo lugar de comisión. Cuando el condenado no hubiere cumplido totalmente la pena.P. Italia. la del resultado y la de la ubicuidad. 663. sino que sólo transcurre en nuestro territorio parte del proceso ejecutivo del delito.P. 4º del C. • 250 • . significa que los Estados se comprometen a aplicar la ley nacional cualquiera que sea el lugar en que el delito se haya cometido. 4 del C. no se presentan dificultad para los efectos de la territorialidad. 4 del C.).P. o ésta se hallare preescrita o le hubiera sido remitida (art. Principio de universal (Justicia Mundial) Este principio pretende la “protección de los intereses culturales de todos los Estados”. Tres son las teorías que plantean solución para esta problemática: la teoría de la acción. ¿Cuál es el lugar de comisión del delito? Es el lugar donde el autor o partícipe haya obrado o dejado de obrar. la más importante dificultad se encuentra en los delitos a distancia que son aquellos en los que la conducta tiene lugar en un territorio y el resultado en otro. que exista doble incriminación (delito también punible en el Estado extranjero) y que cuando el culpable ingresare de cualquier modo en el territorio de la República. que haya doble incriminación y que cuando el culpable ingresara de cualquier modo en el territorio de la República. la nacionalidad del autor o la víctima de la infracción (artículo 2 inc. resulta indiferente el lugar de comisión. siendo posible la intervención de dicho Tribunal cuando el Estado no quiere o no puede juzgar. En otros términos. ¿Cuándo las Excepciones al Principio de Defensa y de Personalidad no se aplican? Las excepciones del principio real o de defensa y los de personalidad no se aplican cuando la acción penal se encuentre extinguida conforme a la legislación nacional (art.P. 5 del C.). según el caso. 78º del Código Penal) o a la extranjera.

Teoría del resultado (von Liszt) Afirma que el lugar de comisión es donde se produce el resultado. Teoría de la ubicuidad (Binding) Considera que el lugar de comisión es tanto el de la acción como del resultado típico. Esta forma de extradición se observó en el caso del ex presidente fujimori fujimori tras solicitar a la republica de Chile su extradición. se alude a las dificultades para determinar el lugar del resultado. En otras palabras. a aquel Estado que es competente para juzgarlo o ejecutar la pena que le haya sido impuesta como reo presente. ¿Cuales son las formas de extradición? Extradición activa (procedimiento de extradición): es aquella en virtud de la cual nuestro país solicita a otro Estado la entrega de una persona que se encuentra en el territorio de ese otro Estado. ésta es la posición mayoritaria y la que es incorporada en códigos y proyectos. Su fundamento se apoya en el sentido que el resultado no permite una solución general. La extradición es considerada también como el procedimiento de cooperación judicial internacional que tiene por objeto la puesta a disposición del justiciable que se encuentra “en rebeldía” y que. atendiendo al principio de reciprocidad en el marco de respeto de los derechos humanos (art. En esta institución participan tres elementos importantes: el Estado requirente. acusada o condenada por un delito. 668. Además. Extradición pasiva (procedimiento y principios que la regulan): en este caso el Perú es el que concede la extradición de una persona a otro país. no podrá ser juzgado mientras se encuentre en dicha situación. El principio de especialidad: significa que el Estado requirente no puede ampliar el enjuiciamiento a hechos distintos a los que motivaron la extradición ni tampoco a una condena diferente a la de los • 251 • . ¿Cuales son los principios que rigen la extradición? Principio de Legalidad: el cual señala que la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado (internacional) o de la ley. esta teoría logra conciliar las teorías anteriormente mencionadas. 508º Código Procesal Penal). El gobierno peruano podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente. 666. Esta es la fórmula que se acepta como alternativa en el artículo 302º del Código Bustamante que acuerda “dar preferencia al derecho de la soberanía local en que el delito se haya consumado”. con la finalidad de que pueda ser juzgada en nuestro territorio. el delito se comete en el momento en que se exterioriza la voluntad de ejecutar determinada conducta. por consiguiente. en tercer lugar. el Estado requerido y el extraditurus o también denominado extraditable. De esta manera. ¿Que es la extradición? Es el acto o procedimiento de la entrega de una persona. en que la teoría fundamentada en el resultado origina soluciones insatisfactorias como en el caso del sujeto que actúa en estado de inimputabilidad y el resultado se produce cuando recupera la normalidad o los cambios legislativos que se producen en el tiempo que transcurre entre la acción y el resultado y. Por otra parte. por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado. pues existen delitos sin resultado (de pura actividad). 667. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Teoría de la acción (Frank) Considera que el lugar de comisión del delito es aquel donde fue practicada la acción o realizada la omisión.

y es. que es aquella que entra en vigor después de la comisión del hecho. 672. al mismo tiempo. considerado como el reverso de la extradición en estos casos. Esta excepción favorable se encuentra recogida en la disposición del art. consagrado en nuestra carta magna. 669. Dicha conminación debe ser igual o superior a una pena privativa de libertad de un año. P. que significa aplicar la ley a supuestos anteriores a la misma. Proc. 1). es consecuencia directa del principio de legalidad. y el concedido en la sede de las Misiones Diplomáticas. desde su entrada en vigencia. No obstante. Con respecto a éste último se orienta esencialmente por los Tratados Internacionales y por la costumbre. o lo sea en el suyo pero dentro de las sedes diplomáticas de otros países. el cual reza: “el Estado reconoce el asilo político. Se configura así como una protección graciable concedida por el Estado en el ejercicio de su soberanía a los extranjeros que se encuentran perseguidos por razones políticas. salvo. agravan. pues difícilmente se podría consolidar ésta si una vez el sujeto en poder del Estado requirente fuera juzgado y condenado por hechos distintos. DERECHO PENAL • • • supuestos señalados en la solicitud (art. incluyendo las residencias de los Jefes de Misión. y. en el Derecho penal lo que sí se prohíbe es la aplicación de la retroactividad de aquellas leyes penales que crean. de manera provisional.. • 252 • . inc. no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”. en materia penal cuando le favorece al reo (art. se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. de raza. según sea en el territorio de un país distinto al suyo. se considera Diplomático. en las leyes peruanas y en las leyes penales del Estado requirente (art. ¿Cuales son las clases de asilo? Existen dos clases de asilo: asilo territorial y asilo diplomático. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. Este principio. en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. 517º. resalta que se aplicará la [ley] más favorable al reo. ¿Que es el Derecho de asilo? El derecho de asilo constituye la protección dispensada a los extranjeros a los que se reconozca la condición de refugiado y que consiste en su no devolución ni expulsión. 6º CP. sino que sólo se aplica la ley que rige al tiempo de comisión (tempus regit actum). es decir. ¿Que es el principio de irretroactividad? Este principio básico de irretroactividad de la ley penal. al mismo tiempo. el cual se comete bajo la vigencia de una determinada ley (ley previa). Es una garantía que complementa a la de legalidad. 520º C. de la protección del Estado. con eficacia hacia atrás. Principio de doble incriminación: el cual implica que sólo se podrá conceder la extradición por aquellos hechos que estén previstos como delitos y que tengan previsto una conminación penal. 670. o crean más responsabilidad penal. la cual a pesar de señalar que la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. aeronaves o campamentos militares del país en el exterior. éste gozará. Esta institución se encuentra acogida en nuestra Constitución Política en su artículo 36ª. y en naves. En caso de expulsión. Si se requiere una extradición por varios delitos. En tanto se decida la situación del solicitante. Inc. religión o por pretender el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales protegidos en el ordenamiento jurídico nacional. 1). ¿Excepciones al principio de irretroactividad? Esta excepción es el llamado principio de retroactividad favorable de la ley penal. etc. El Asilo se denomina Territorial cuando es concedido dentro de las fronteras del Estado. 673. 671. ¿Que son las leyes intermedias? Un supuesto especial lo plantea la aplicabilidad de la ley intermedia. señala que la ley.). ya que sus efectos no alcanzan a las acciones ejecutadas antes de su entrada en vigor ni tampoco a las cometidas después de su derogación. posee rango constitucional -como base fundamental de todo ordenamiento jurídico-. étnicas. 103º Const. además. bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos.

Vocales de la Corte Suprema.. calamidad pública. Estas excepciones al principio de legalidad se configuran como privilegios que se otorgan a determinadas personas en relación estrictamente a la función o cargo que desempeñan. la posible retroactividad de la ley intermedia no se puede plantear si la misma es desfavorable.las personas que tienen este privilegio no pueden ser perseguidos penalmente durante el tiempo en que dure su cargo. la ley temporal determina un endurecimiento de la intervención 675. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM pero que antes del juicio ha sido derogada y sustituida por una ley posterior que establece una mayor o igual responsabilidad penal que la primera. de tal forma que cuando desaparezcan éstas. ya que regirá en el momento del juicio cuando ya había sido derogada. estados de emergencia. ya que se aplica a un hecho cometido con anterioridad a su vigencia. nuestro ordenamiento jurídico se basa en el principio de igualdad regulada en el artículo 2º. Es necesario recalcar que las personas que gozan de este privilegio no pueden ser enjuiciados sin antes haber sido autorizados por el Congreso. 674. mediante el cual se señala que todos somos iguales ante la ley. El problema es que existe una sucesión de tres leyes penales. pierde también todo sentido la vigencia del texto legal como por ejemplo las catástrofes. ¿Que son las leyes temporales o excepcionales? Estas leyes se dictan sólo para un período limitado de vigencia. etc. bien por un período exacto de tiempo. salvo disposición en contrario. En consecuencia nos encontramos ante un problema de ultraactividad de la ley penal.. los congresistas. El problema surge cuando un hecho cometido bajo la vigencia de la ley temporal se ha de juzgar cuando ésta ya no está vigente porque se ha vencido el plazo y no hay ley para el caso.denominado también acusación constitucional.. se configura como el privilegio procesal por el que se somete a la persona a la ley o jurisdicción diferente. en la medida en que. guerras. conflictos bélicos. el artículo 8º CP se convierte en una excepción a la regla general de retroactividad de la ley penal más favorable. generalmente ante circunstancias excepcionales. inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Inmunidad.. miembros del Tribunal Constitucional. miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Defensor del Pueblo y Contralor General. y al mismo tiempo tiene efecto ultraactivo. epidemias.las personas que gozan de este privilegio no puede ser sancionada. sino sólo cuando sea la más favorable para el reo. Las personas que gozan de este privilegio son Presidente de la República. Definitivamente. siempre y cuando el delito haya sido cometido en el ejercicio de sus funciones. Congresistas. por eso suelen ser leyes de mayor dureza que las normales (leyes excepcionales). miembros del Tribunal Constitucional. Por tanto. ¿Cómo se aplica la ley penal en relación a las personas? Si bien es cierto. señalando taxativamente en su propio texto el comienzo y el fin de la vigencia de la ley (en sentido estricto) o bien mientras dure una situación. es necesario delinear las excepciones que giran en torno al principio de igualdad. Antejuicio. Ministros de Estado. Fiscales Supremos. la que decidirá si se le juzgará como a cualquier otro ciudadano. ¿Cuáles son los principios en la aplicación de la ley penal a determinadas personas? Nuestro ordenamiento jurídico ha determinado algunos principios para la aplicación de la ley penal: Inviolabilidad. Entre las personas que cuentan con esta prerrogativa se encuentran los congresistas. En estos casos se da la circunstancia de que la ley intermedia tiene efecto retroactivo. aunque ya no estuvieran en vigor. • 253 • . situaciones críticas en la aparición de terrorismo u otra clase de delincuencia grave. como suele ser lo habitual. Pues estas leyes excepcionales se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia. Entre las personas que gozan de este privilegio tenemos: Presidente de la República. 676. que han motivado precisamente la dación de la ley.

la comprobación de si el hecho típico cometido es o no conforme a derecho. es decir. Es necesario señalar.son sencillamente indomables para la voluntad humana. los movimientos reflejos o los ataques convulsivos . ¿Cómo se configura la estructura y los elementos del delito? Nuestro ordenamiento jurídico se ha inclinado por la doctrina que sostiene que el Derecho penal es de acto. antijurídica y culpable. ¿Qué es el Delito? La definición de delito ha sido desarrollada por la doctrina desde tres perspectivas: a) concepto formal del delito.. pero tampoco los actos de una persona jurídica. b) Concepto material del delito.según ésta. se considera a la Tipicidad. 680.. acción es una conducta humana significativa en el mundo exterior. según el concepto analítico el delito es la conducta típica. es decir. DERECHO PENAL • • • 677. El punto inicial es siempre la Tipicidad ya que solo el hecho típico.P. y la Culpabilidad como características comunes a todo delito y como elementos que configuran el mismo. En el primer caso se tiene la acción y en el segundo la omisión. No son acciones los meros pensamientos o actitudes internas. c) Concepto analítico del delito. y d) los miembros de un ejército extranjero. puede servir de base a ulteriores valoraciones. 681. ¿Cuáles son las exenciones del Derecho Internacional? La doctrina internacional ha señalado que existen las siguientes personas quienes gozan de este privilegio: a) los jefes de Estado. es decir.como p. Por tanto. Esta acción se constituye como aquel suceso del mundo externo que materializa la voluntad de una persona Partiendo de ello. se verifica si el autor de ese hecho es o no culpable. Por otra parte. posteriormente viene la Antijuridicidad. 11º del C. TEORÍA DEL DELITO 678. ésta puede adoptar dos formas diferentes una positiva y otra negativa. luego de haber comprobado esto. b) los representantes diplomáticos. la acción punitiva tiene como referencia inicial la acción humana. si posee las condiciones mínimas e indispensables para atribuirle y hacerlo responsable penalmente por ese hecho. el delito es toda acción u omisión prohibida por la ley bajo amenaza de una pena o medida de seguridad. y culpabilidad.según ésta. pero tampoco sucesos del mundo exterior que . 679.. Finalmente. En otras palabras. ¿Cuáles son las teorías que definen a la acción? En el marco de la evolución y el desarrollo de las doctrinas jurídico-penales se has percibido las siguientes teorías: • 254 • . el delito es la conducta humana que lesiona o expone a peligro un bien jurídico protegido por la ley penal. el delito se encuentra constituido por tres elementos: tipicidad.ej. la Antijuridicidad. nuestro Código Penal lo define como todas aquellas acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley (Art. puede consistir en un hacer o no hacer. IV.). no son acciones en sentido jurídico los efectos producidos por fuerzas naturales o por animales. c) los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. que es dominada o al menos dominable por la voluntad. antijuridicidad. ¿Qué es la acción? Según la opinión más extendida.según ésta. que al ser la acción un rasgo importantísimo dentro del marco del delito.

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Teorías de la acción. ¿Cuáles son los elementos que integran el tipo penal? En el tipo penal se emplean elementos descriptivos y normativos. Sin embargo.es aquel estímulo externo. • 255 • . la tipicidad se constituye como una consecuencia del principio de legalidad.se refieren a aquellos datos que requieren de una valoración especial. Entre son los supuestos de ausencia de acción que reconoce la doctrina tenemos: Los movimientos reflejos. Por tanto. pues por medio de la descripción de la conductas prohibidas en los tipos penales se cumple con el principio nullum crimen sine lege.son conceptos tomados del lenguaje común que no requieren de una valoración especial. Teoría casualista. embriaguez extrema. Por ejemplo: el sueño profundo. por encontrarse ausente la voluntad del agente. La crítica a esta teoría surgía pues. La fuerza física irresistible. olvidaban que existen comportamientos omisivos muchos de los cuales no son producidos por un impulso de voluntad. Por ejemplo. es decir. a toda acción le seguía un res ultado. existe una discusión si constituyen causas de exclusión de la acción o causas de inimputabilidad. No obstante. sino también describe un ámbito situacional determinado. 683.. 682. desmayos. vómitos. b. ya que la voluntad se encuentra orientada hacia un resultado determinado. B no responde porque no tuvo control en sus movimientos.son aquellas acciones en las cuales el movimiento no se encuentra bajo el dominio de la voluntad del agente.. sino también de la fuerza de la naturaleza. Los movimientos realizados en estado de inconsciencia.según esta teoría. A pesar de los esfuerzos de Pedro por frenar.. si Pedro va manejando su bicicleta a gran velocidad en un ciclo vía y un niño de 8 años súbitamente se le cruza. Sin embargo. Su realización se presenta cuando en el mundo exterior se percibe un estímulo que se transmite directamente a los centros motores y que desembocan en determinada acción. Asimismo también cumple una función de garantía ya que informa qué conductas se consideran socialmente aceptables y cuáles se someten al examen de las normas penales. es decir. requieren de un fundamento jurídico. ¿Qué es la Tipicidad? Es elemento o característica que se atribuye a la conducta que se adecua al tipo penal. Dentro de la tipicidad encontramos el tipo penal definido como la descripción de la acción humana considerada punible por el legislador. sin la estricta necesidad de recurrir a normas jurídicas para comprender su significado. éste ya no puede y se estrella contra el niño ocasionándole lesiones. Se da cuando el agente es compelido por otro a realizar una actividad o impedido de realizarla. a. extraño al agente y a su voluntad que genera un movimiento involuntario imposible de resistir. emociones violentísimas.. Así también. el dolo pasa a formar parte del tipo subjetivo. la acción final se constituye como el núcleo central del ilícito. Teoría Finalista. A empuja a B quien cae sobre un jarrón chino expuesto en el museo rompiéndolo.para esta teoría la acción era aquel impulso que generaba un cambio o modificación perceptible en el mundo exterior... cuya función es individualizar circunstancias externas e internas de la persona.se refieren a una situación de privación de la conciencia. no solo describe acciones u omisiones. Elementos normativos. 684. Elementos descriptivos. Por tanto.. Por ejemplo: convulsiones. esta fuerza no proviene exclusivamente de la conducta humana. movimientos instintivos de defensa. es decir. ¿Cuales son los supuestos de ausencia de acción? Son aquellas situaciones que no pueden ser calificados como acción.

“Trafico ilícito de drogas” Sin embargo en el desarrollo de esta teoría existen algunas diferencias en cuanto a la fundamentación que la doctrina expone para sustentar los criterios de imputación.son aquellos en los cuales se realiza la descripción de la conducta. En el primero se reconoce al sujeto activo. Normalmente. Nº 552-2004-PUNO. Elementos subjetivos. 685.. R. los primeros hacen referencia a los bienes jurídicos de cada persona. en el tipo penal se alude al sujeto activo con expresiones impersonales como “el que” o “quien”. para que se cumpla esta función se eleva a la categoría de delitos -por medio de su tipificación legal. relacionados con las estructuras de la imputación.a aquellos comportamientos que lesionen gravemente o pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos. acción y bien jurídico. o Tipo subjetivo. N. En este sentido una conducta sólo puede serle imputada o atribuida a un sujeto cuando éste ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. o Tipo objetivo. 686.son aquellas en las que la descripción abarca especiales intenciones o tendencias del agente delictivo. y los segundos se refieren a aquellos que son imprescindibles para el desarrollo y progreso de la sociedad... El bien jurídico se configura como la clave que permite descubrir la naturaleza del tipo dándole sentido y fundamento. que excluye la imputación al tipo objetivo. 106º del C.corresponde al conjunto de características y/o cualidades correspondientes a la finalidad y ánimo del sujeto que dotan de significación personal a la realización de los elementos objetivos del tipo por el autor. ¿Qué es la imputación objetiva? La doctrina mayoritaria considera que la imputación objetiva sirve para delimitar la responsabilidad penal. a) Los Sujetos. b) La Acción.P.esta parte del tipo corresponde al aspecto exterior de la acción que debe realizar el agente para convertirse en autor del evento delictivo. En ella encontramos al dolo y la culpa. en el homicidio (art. Existe una clasificación entre bienes jurídicos individuales y comunitarios. • 256 • . tal como lo demuestra la jurisprudencia nacional. Por ejemplo: “matar a otro”..DERECHO PENAL • • • Elementos objetivos..). Por tanto. Consideramos importante el análisis de esta institución jurídico-penal. en virtud a que nuestro Supremo Tribunal viene aplicando dichos criterios. ¿Cuáles son los elementos estructurales del tipo objetivo? La doctrina señala que todos los tipos penales se componen de: sujeto activo..El delito como es una obra humana siempre tiene un autor quien realiza la acción prohibida u omite la acción esperada. Su función consiste en analizar el dolo y la culpa. c) El Bien jurídico-. y en el segundo al sujeto pasivo. Su función es identificar los aspectos de la imputación al hecho y al resultado. La norma penal tiene una función protectora de bienes jurídicos.En todo tipo penal hay una acción entendida como comportamiento humano (acción u omisión) que constituye el núcleo del tipo. La acción generalmente viene descrita por un verbo rector “matare” y/o “causare una lesión” que puede indicar una acción omisiva o una omision. Véase infra. De los elementos anteriormente señalados se pueden desprender las dos clases de tipos que integran la tipicidad: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Encontramos dos sistemas más importantes que existen en la actualidad. El sistema de ROXIN y de JAKOBS. que se concreta en la producción del resultado. Asimismo siempre posee una víctima en quien recae la lesión o puesta en peligro de su bien jurídico tutelado por el Estado.

que se hace en la realidad un resultado concreto En este sentido. cuando el autor ha creado un peligro contra un bien jurídicamente protegido. . ciertamente. se excluye la imputación si se trata de un riesgo permitido. ¿Cuales son los criterios que fundamentan la imputación objetiva según Roxin? El profesor de la escuela de Munich. Por ejemplo. Por ejemplo. siempre que se observen las normas que regulan el tráfico en las vías públicas. puede ser considerado como el científico que dio. Creación de un riesgo no permitido Los riesgos no son jurídicamente relevantes. originado por el autor. de tal forma que disminuye el peligro ya existente para la victima y se mejora el objeto de la acción. El Derecho penal no puede prohibir conductas que mejoren la situación del bien jurídico. en la década de 1960. Roxin refiere que se imputa a un autor un resultado cuando con su conducta ha creado un peligro no cubierto por el riesgo permitido. “A” desvía hacia el hombro de la victima un golpe mortal propinado por “B”. sino que solamente se encuentra en una relación fortuita respecto de el. Por lo tanto. Por esta razón. conductas que ponen en peligro los bienes jurídicos pero dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico. se excluye en principio la imputación. Realización del riesgo no permitido a) Exclusión de la imputación cuando no se realiza el peligro La imputación presupone que el riesgo desaprobado. el resultado (muerte) no se le puede imputar al autor. b) Exclusión de la imputación en los casos de riesgo permitido Aun cuando el autor haya creado un riesgo jurídicamente relevante. señala roxin tres criterios a saber: 1. y por ende se excluye la imputación en el siguiente grupo de casos: a) Exclusión de la imputación cuando hay disminución de riesgo. • 257 • . Bajo esta perspectiva. Es decir. muere a consecuencia de un incendio que allí se desata. la primera tarea de la imputación objetiva del hecho consiste en describir las circunstancias que hacen de una causación una conducta típica. 2. de un peligro no permitido. pero el resultado no se puede considerar como la realización de ese peligro. al ser trasladado a un hospital. El disparo de A ha sido la causa. Prototipo del riesgo permitido es la conducción de un auto. para salvar la vida de un paciente. amputa alguno de sus órganos con el fin de evitar la extensión de la enfermedad. o dentro de los parámetros que ha venido configurando históricamente la sociedad. . 3. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 687. porque las acciones realizadas no llegan a quedar cubiertas por el alcance de la prohibición. existe falta de creación de un riesgo jurídicamente relevante cuando el autor modifica el desarrollo causal. pero en el incendio del hospital no se concreta el peligro que parte de una lesión leve producida por un disparo. el resultado no puede ser imputado. No obstante. Se parte del punto de vista de que ha existido un riesgo jurídicamente desaprobado que se concreta en la producción del resultado. A dispara dolosamente con el fin de matar a B. quien solo sufre unas lesiones leves. que se dirigía a la cabeza de aquella. El medico. se haga realidad justamente en el resultado. El radio de acción (o alcance) de tipo. Para ROXIN. El responderá solo por tentativa de homicidio. un impulso decisivo a la teoría de la imputación objetiva.

apunta a una renormativizacion de la teoría del delito. la conducta del chofer de un camión que transporta productos comestibles. En este sentido éste instituto dogmático excluye la participación delictiva de quien obra con forme a su rol social. los actores sociales se comportaran de igual manera respetando la norma. Éste realiza un comportamiento que genera un riesgo permitido dentro de los estándares objetivos predeterminados por la sociedad. De este modo los contactos sociales cuentan con un estándar normativo que la conducta de la persona esta obligada a respetar para no hacerse acreedora de una responsabilidad. en aplicación del principio de prohibición de regreso. las mismas que pertenecen a terceras personas. tiene derecho a esperar de los demás una conducta reglamentaria La prohibición de regreso Existe prohibición de regreso cuando alguien de manera unilateral desvía hacia fines delictivos. porque en virtud de valoraciones sociales que lo legitiman (riesgo permitido. en el tráfico automotor. el principio de confianza. En este sentido. satisfaciendo las expectativas sociales. En este sentido el principio de confianza se da cuando. al señalar que “ No se subsume en el tipo penal del delito de trafico ilícito de drogas. • 258 • . Aclarando que el conocimiento estandarizado socialmente y dentro de un contexto que no implique un riesgo no permitido o altamente criminogeno” R. en la confianza de la buena fe en los negocios y en que estos terceros realizan una conducta ilícita. Para Jakobs. que solicitó el servicio de carga al citado chofer. al cual se le encuentra dentro de su carga paquetes conteniendo hojas de coca. Su aplicación se observa por ejemplo. los paquetes de hojas de coca camuflados dentro de bultos cerrados. Jakobs considera que el sistema de la imputación debe elaborarse en la forma como está organizada la sociedad. estando además. o por la especial configuración que la “victima” le da al hecho (acciones apropio riesgo). El principio de confianza Es un principio general del Derecho que posibilita una correcta división de trabajo en un ámbito de intervención plural de personas. no le es imputable el resultado. Veamos su análisis y puesta en práctica de dichos criterios en el desarrollo de casos en nuestra jurisprudencia penal. Tal como muestra la jurisprudencia en cuanto a la exclusión de imputación por delito de trafico ilícito de drogas del conductor donde se transportaba dicha sustancia ilícita. No habiéndose acreditado con prueba un concierto de voluntades con los comitentes. y por tanto. como aquellos riesgos mínimos que una sociedad tolera para posibilitar su funcionamiento. DERECHO PENAL • • • 688. quien es representante del Funcionalismo jurídico-penal. y estando limitado su deber de control sobre los demás en tanto no era el transportista dueño del camión sino sólo el chofer asalariado del mismo. ya que aceptó transportar la carga ilícita. Estas instituciones tienen en común que excluyen la tipicidad del comportamiento. N. en pro de beneficios obtenidos y necesidades propias de la actual configuración social. Para la configuración de un ilícito se requiere la superación del riesgo permitido. principio de confianza y prohibición de regreso). El riesgo permitido El fundamento de este instituto radica en la aceptación social de riesgos. en cantidades superiores a las permitidas por ley. en la determinación del peligro jurídicamente desaprobado entran en consideración cuatro instituciones básicas: el riesgo permitido. una conducta que es en sí misma estereotipadamente inocuo. quién se comporta conforme a las reglas del tráfico. en su modalidad agravada. Nº 552-2004-PUNO. y de acuerdo con los fines y funciones que cumple el Derecho en una comunidad organizada. la prohibición de regreso y la competencia de la victima. en un determinado tiempo histórico. el riesgo creado no esta prohibido por el ordenamiento jurídico. ¿Cuales son los criterios que fundamentan la imputación objetiva según Jakobs? El profesor de la nueva escuela de Bonn Günther Jakobs. En este sentido se entiende por riesgo permitido.

Por el número de bienes jurídicos protegidos ..en estos tipos penales se protegen varios bienes jurídicos. lesiones.Solo es necesaria la puesta en peligro del bien jurídico para sancionar al agente.P. Por la relación entre la acción y el objeto de la acción . En la mayoría de los casos comienza la descripción penal aunque no necesariamente con el término “quien” o “el que”.Tipos comunes. Por las formas básicas de comportamiento .. Son aquellos que tienen el tipo base pero además tienen circunstancias atenuantes o agravantes. 106º del C.Se denomina así a aquellas acciones realizadas que se estiman como nocivas socialmente y que se encuentran prohibidas por la ley.. en otros términos el bien jurídico debe haber corrido un riesgo real de lesión. en virtud del cual a la victima se le reconoce una autonomía responsable sobre su autodeterminación.cuando es cometido estrictamente por una sola persona.) que se dirige contra la propiedad e integridad física. Por ejemplo: en el homicidio (art. • 259 • .Tipos de peligro.Tipos de mera actividad.en estos tipos penales sólo se tutela un bien jurídico.se requiere para que sea cometido el delito el concurso de varias personas.Lo que importa en estas clases de tipos es la lesión material o inmaterial del bien jurídico.. Estos a su vez se subclasifican en: a) tipos de peligro concreto.. .Tipos de omisión.Tipos compuestos o pluriofensivos. . 188º del C. el punto de partida para el análisis de las figuras delictivas por ejemplo: homicidio.) se protege el bien jurídico vida.Se requiere que el objeto de la acción sea dañado para que se realice el tipo.Tipos de comisión. donde la acción en sí constituye ya un peligro para el bien jurídico.Tipo básico. . en los cuales el objeto material del delito ha corrido un efectivo peligro de verse vulnerado por lo que es necesaria que se pruebe la existencia del peligro. En estos tipos penales no se realiza la acción que exige la ley correspondiente. Por ejemplo: en el robo (art..Tipos colectivos.. Por las características del agente .Tipos de lesión.Tipos de resultado. . Por este criterio de imputación se afirma la atipicidad de la conducta de un autor cuando ha sido la propia victima la que ha favorecido su autolesion.. Por el daño del objeto de la acción .cuando cualquier persona puede cometer el delito.. su importancia radica en lo que debió hacer y no hizo.Tipos simples o monofensivos. Por ejemplo: allanamiento. Es el modelo de la conducta prohibitiva.Se produce cuando existe la probabilidad que la simple ejecución de una conducta. . 689. b) tipos de peligro abstracto.Tipos derivados. Por el número de agentes .P. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Competencia de la victima Este instituto dogmático se funda en el principio de autoresponsabilidad de la persona. aunque no se acredite que lo haya corrido un peligro efectivamente..Tipos individuales. La omisión es una de las formas de manifestación de la voluntad porque el sujeto no quiere actuar. ¿Cuál es la clasificación de los tipos penales? Por su estructura . .

y lo que quiere realizar —tipo subjetivo-... La conciencia es el conocimiento de estar realizando el tipo objetivo. para cometer este tipo de delitos el agente tiene que ser funcionario público y encontrarse en el ejercicio de su cargo. En el segundo caso. ¿Qué es el dolo? Es el conocimiento y la voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles dolosos. El móvil adquiere relevancia en el ámbito de la culpabilidad cuando se analiza el grado de reproche que se le puede dar al comportamiento de la persona. su conocimiento no es exacto o científico. del que el legislador da cuenta al prever una pena para el delito imprudente sensiblemente inferior que para el delito doloso”. Por ello la doctrina ha realizado la siguiente clasificación: • 260 • . La voluntad es el querer realizar los elementos objetivos del tipo. es decir debe estar presente en el momento que se realiza el hecho. ya que se refiere a la finalidad -lo que se quiere obtener. en los delitos culposos.estos tipos penales tratan de la previsión de varios delitos que pueden concurrir entre sí en concurso material o ideal. En el primer caso. pero no observarla. en algunos casos pueden coincidir.. 692. Debemos distinguir dolo de móvil. Por ejemplo: recibir dinero o aceptar una promesa. pero casi siempre el móvil es irrelevante para el Derecho Penal. No obstante. sino el propio de un profano -persona promedio. 690. no existe posibilidad de concurso entre esas conductas. es decir.en estos tipos penales. ¿Cuáles son las clases de dolo? El dolo puede variar de acuerdo a la intensidad en torno a la conciencia o voluntad en el comportamiento del agente. Por lo tanto.DERECHO PENAL • • • . El sujeto debe ser consciente de que concurren todos los elementos del tipo objetivo.. No se exige que el sujeto sepa que ese hecho está en contra del ordenamiento jurídico. . como señala el profesor BERDUGO: “(. es decir aplicar su voluntad a conseguir el resultado que tenga en la cabeza. ¿Cuáles son las clases de conductas lesivas de los bienes jurídicos? Las conductas lesivas de los bienes jurídicos pueden ser de dos clases: dolosas y culposas. El tipo subjetivo es mucho más difícil de probar que el tipo objetivo. En este sentido se debe distinguir en el dolo la doble dimensión de conocimiento y voluntad. segundo párrafo).) las dolosas son conductas dirigidas por la voluntad contra la propia norma de prohibición a atentar contra el bien jurídico de que se trate. Por ejemplo: un sujeto que comete un hurto de dinero con el móvil de utilizarlo para pagar una operación de urgencia y. es decir. las acciones que configuran el delito son plenamente equivalentes y fungibles. de esta forma. Por ejemplo: uso de insignias y la acción de ejercer públicamente actos propios de una facultad para la que se requiere título oficial. Por la pluralidad de hipótesis típicas . Por ejemplo: los delitos de funcionarios en el ejercicio de su cargo. un diferente desvalor de acción.Tipos mixtos alternativos.Tipos especiales. los comportamientos dolosos e imprudentes comportan un gravedad diferente. 12 del CP. los delitos dolosos de comisión se caracterizan porque existe una identidad entre lo que el autor hace objetivamente —tipo objetivo.. La mayor parte de los artículos de la parte especial son dolosos a menos que expresamente se indique que son culposos (Art. el sujeto no busca ni pretende lesionar el bien jurídico.sólo puede ser autor quien reúna una determinada cualidad establecida taxativamente por la ley. el provecho- con que se actuó y no a la determinación con que se hizo la acción propiamente dicha. el sujeto es consciente de que quiere dañar el bien jurídico y quiere hacerlo. y las conductas imprudentes se limitan a desconocer la norma de cuidado.Tipos mixtos o acumulativos. ya que refleja una tendencia o disposición subjetiva que se puede deducir. Sólo el que sabe lo que ocurre puede querer que ocurra. 691. salvar la vida de su madre enferma. pero por su forma de actuar arriesgada y descuidada produce la lesión del bien. ésta debe ser actual.

por la autoridad judicial. Nuestro Código Penal no establece una definición sobre la culpa. Por ejemplo: “A” quiere matar a “B” que está en un ferrocarril y lo descarrila moviendo las agujas de la línea férrea.se produce cuando el sujeto activo sabe que para realizar un hecho necesariamente tendrá que producir una consecuencia adicional que se encuentra ligada al resultado. pese a todo lo hace y. por crear o incrementar el peligro de la vida social. es decir.) la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico. el conocido sistema de los números clausus. El desvalor del resultado típico. sabe también que. La esencia del delito culposo está en incumplir la norma de cuidado. Se le conoce también con el nombre de “es el dolo propiamente dicho”. El sujeto asume las consecuencias generadas por el hecho que comete.). que comporta la infracción de la norma de cuidado. En este sentido. al momento de administrar justicia. es decir la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. el delito culposo es un tipo independiente. En este caso prima el elemento intelectual (el conocimiento).. Por ejemplo: “A” quiere matar a “B” y lo hace. en los periódicos aparece la noticia de que el vigilante murió de la forma descrita. Por ejemplo: un delincuente ha decidido asaltar un banco y sabe que hay un vigilante de 80 años. por lo que es el Juez. Conforme señala el profesor Quinteros Olivares: “(.se produce cuando el sujeto no quiere producir un resultado. de amordazarlo este puede morir por asfixia. Dolo de Consecuencias Necesarias o dolo de segundo grado. El sujeto no quiere el resultado pero cuenta con él. En su aspecto objetivo. Dolo Eventual..hay dolo cuando el agente realiza la conducta tipificada en la ley sabiendo que lo hace y queriendo llevarlo a cabo. Como vemos.. producir un resultado sin querer hacerlo. • 261 • .se produce cuando el agente busca realizar un hecho y lo ejecuta. Los delitos culposos son. pues el sujeto advierte que su comportamiento puede traer consigo otro delito. el sujeto debe haber podido prever la realización del resultado típico. se debe haber producido un resultado típico a causa de la infracción del deber objetivo de cuidado.P. la razón de incriminación de los delitos culposos responde a dos aspectos: El desvalor de la conducta. entonces.. tipos abiertos. “A” tiene dolo directo de matar a “B” y dolo de segundo grado respecto a todos los demás pasajeros. de donde se desprende que está conformado por dos momentos: uno intelectual. no se le puede exigir ningún tipo de responsabilidad penal por el resultado que se haya producido. ya que deben ser completados -cerrados.. y otro voluntario. Hay coincidencia entre lo que quiere (elemento volitivo) y lo que hace (elemento cognitivo). cognitivo o cognoscitivo. De esta manera. La premisa básica para la existencia de un delito culposo es la lesión efectiva al bien jurídico. pero que por falta de cuidado o diligencia debida causa su efectiva lesión”. asume el riesgo. en el dolo eventual (o dolo condicionado) se le aparece como resultado posible (eventual)”. Para que se pueda dar esta operación es necesario analizar el deber objetivo de cuidado que debió tener el sujeto activo. al día siguiente. y. pero considera que éste es de probable producción. voluntativo o volitivo”. el encargado de concretar el concepto. y por tanto normativa. se determina que la conducta o comportamiento humano puede darse sobre una base culposa. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico deben ser declaradas en forma expresa. Si una persona cumple con las normas de cuidado y manifiesta su diligencia para cumplir las exigencias del ordenamiento. De acuerdo al profesor español Santiago Mir Puig: “Si en el dolo directo de segundo grado el autor representa el delito como consecuencia inevitable. entonces. así lo exige el Art. ¿Qué son los delitos culposos? Tal como señala el profesor Berdugo “(. la cual es objetiva y general. el cual no se quería lesionar. es decir.. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Dolo Directo o de primer grado.. 12° del C. Se sigue. en el aspecto subjetivo. 693.

De no haberse producido un resultado lesivo para el bien jurídico. si el delito está expresamente tipificado en la ley (Art. es decir. La capacidad del agente. Esta primera parte del análisis se llama previsibilidad objetiva.las cuales son dadas por expertos. sin embargo. es decir. Además. existen otros que le dan una característica especial. se hubiese dado cuenta de su error. el sujeto confió en que el resultado no se produciría. El comportamiento del agente debe infringir una norma de cuidado. Es invencible cuando. Desde otro ángulo. no tuvo posibilidad de elegir la conducta adecuada al mandato y. Culpa inconsciente o sin representación: no sólo no se quiere el resultado lesivo. Si el hecho no podía ser previsto. Bacigalupo afirma: “la culpabilidad de la culpa inconsciente no es obvia. siempre que esté contemplado por el Código Penal (Art. Sin embargo esta diferencia es importante para diferenciar entre el dolo eventual y la culpa consciente: en el primero. En verdad el autor que no se representa el peligro de su acción. por tanto. concurre ya el dolo eventual”. Nuestro Código Penal vigente no hace la diferencia entre las clases de culpa. el error determinará su ausencia cuando suponga el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de injusto”. se le exige al sujeto el comportamiento objetivamente debido teniendo en cuenta sus características y capacidades individuales. independiente y autónoma. se advierte su posibilidad y. Se debe analizar si el comportamiento del agente era el objetivamente debido en la situación que se le ha presentado para evitar la lesión del bien jurídico. 2do. ¿Cuántas clases de de culpa existen? Existen dos clases de culpa: Culpa consciente o con representación: cuando el sujeto si bien no quiere causar el resultado advierte la posibilidad que éste se produzca. se actúa: se reconoce el peligro de la situación. ¿Sobre qué recae el error de tipo? El error de tipo recae sobre un elemento objetivo del tipo. Conforme señala Mir Puig: “Si el dolo requiere conocer y querer la realización del tipo de injusto. Si el sujeto deja de confiar en esto. Es vencible si el agente. el deber objetivo de cuidado y el resultado. el delito culposo gira en torno a varios puntos: Sólo se sanciona a título de culpa. de lo contrario será inconsciente. 695. pero se confía en que no dará lugar al resultado lesivo. pues falta uno de los elementos del tipo objetivo. si bien no se quiere causar la lesión. aquí se elimina el dolo pero subsiste la culpa y será sancionado como un del ito culposo. Si bien existen ciertos elementos que coinciden. se debe analizar el cuidado objetivo -si se dieron las reglas de cuidado o no-. si prevé el resultado será culpa consciente. Si esto es así. aun • 262 • . el juzgador puede tomar estos criterios al momento de determinar la pena. por ello. no se sanciona el delito culposo. Debe existir relación de causalidad —teoría de la equivalencia de condiciones. Por otra parte. Además. De acuerdo al profesor Santiago Mir Puig: “La culpa consciente se da cuando.entre el comportamiento del agente y el resultado efectivamente producido. Además de la previsibilidad objetiva. La diferencia entre la culpa consciente e inconsciente radica en la previsibilidad que pueda tener el hombre medio. si tiene información o conocimientos adicionales que lo hacen más responsable para con la víctima. pero confía en que no sea así. 12)’. entonces no existe culpa. El error de tipo puede ser vencible o invencible. párrafo del CP). sino que el hecho es fortuito. el sujeto asumió el peligro. Así tenemos: la Acción Típica. sino que ni siquiera se prevé su posibilidad: no se advierte el peligro. en la segunda. el sujeto piensa que está realizando un hecho lícito. No es seguro que sea compatible con el principio de culpabilidad. pero objetivamente ha realizado un tipo penal. 12°. difícilmente podrá motivarse para la corrección del curso de la misma”. Si no hay reglas específicas se recurre a las reglas de la experiencia -Lex Artis. atípico. su responsabilidad no ingresa sino en un cuadro de objetividad. se podría afirmar que al no existir previsibilidad no hay delito culposo. Se debe tener en cuenta el criterio de previsibilidad. La parte subjetiva del análisis recae en la capacidad individual del sujeto. actuando con la diligencia debida. DERECHO PENAL • • • 694. se debe comprobar la existencia de la imputación objetiva.

también existen errores que son irrelevantes para el derecho penal entre los que tenemos: error in persona o el objeto.P. de la penalidad (es un delito putativo). Si fuere vencible. Igual interpretación se puede dar si el error recae sobre una circunstancia atenuante. entonces no comete infracción alguna. pese a la desviación del curso causal. excluye la responsabilidad o la agravación. y accidental’. es decir. se subdivide en vencible -que puede ser eliminado mediante el recurso al esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM actuando con la diligencia debida. Generalmente se parte de la base de que. cuando en la comisión del hecho se desconoce: “(. con ello. impune. pero no el de realizar los elementos esenciales del tipo. que no hubiese logrado evitarse ni aplicando la diligencia debida-. mientras que el error de hecho sólo se refiere a los hechos. el hecho es atípico y. pues el error de tipo puede referirse tanto a elementos de hecho como de derecho —elementos normativos-. lo era efectivamente y que estaba sujeto a sanción. en realidad no prohibido. Conforme Creus: “(. c arece de efectos penales. hubiera podido evitarse si se hubiera observado el debido cuidado-. por tanto. 697. error sobre las circunstancias que modifican la pena. se debe distinguir entre el error de tipo y el error de hecho. sigue habiendo relación causal y se sostiene que el error sobre una desviación no esencial del curso causal es irrelevante y no excluye el • 263 • . de realizar el tipo cualificado o privilegiado. no podemos aplicar la agravante porque no existe dolo con respecto de esa circunstancia. la cual no se puede aplicar si el agente no conoce la atenuación. Si lo tenía y su error consistía en el desconocimiento de una causal de justificación existente. en este caso se responde por culpa —el delito culposo debe estar en forma expresa en la ley-. a su vez. Conforme nuestro Código Penal. el error de tipo puede alcanzar a las circunstancias que modifican la pena. la acción. 14° del C. es decir irrelevante y. 696.. el error de tipo surge cuando se desconoce alguno de los elementos que constituyen el tipo objetivo. que el error invencible sobre un elemento que agrava la pena excluye la agravación. o sea. el error se divide en esencial -que excluye el dolo respecto del objeto al que se afecta-. y la causalidad-.) en caso de error sobre elementos esenciales queda excluido el dolo de realizar el tipo. ¿Cómo se divide el error de tipo? Para sus efectos. Al ser invencible se excluye tanto el dolo como la culpa. Ocurre error de tipo. ¿Cuales son las modalidades especiales de error de tipo? a) Error sobre curso causal. aquí el sujeto queda exento de responsabilidad. se discute arduamente sise debe condenar por delito consumado o por tentativa. pues se elimina tanto el dolo como la culpa. al bien jurídico. Aquí el sujeto se equivoca sobre el curso que realmente sigue el acontecer típico. Del error de tipo deben distinguirse los supuestos de desconocimiento de las condiciones objetivas de punibilidad de la culpabilidad o de alguna causa personal de exclusión de la pena’81. al señalar el Art. de acuerdo con el primer párrafo del Art. e invencible -que no puede ser eliminado con dicho esfuerzo de conciencia. es decir el dolo de realizar el tipo básico”.. por tanto... si es invencible. Como hemos dicho.P. de tal modo que no llega a plantearse la cuestión de la tipicidad y. por ejen1plo. si el agente comete un delito de violación contra un descendiente menor de catorce (14) años (Art. si el autor creía en forma equivocada que su actuar. Por el contrario. elementos descriptivos y normativos. También. el sujeto no hubiese podido darse cuenta de su error. 173° del C. Siempre debe tenerse en cuenta si el autor tenía pleno conocimiento de la norma prohibitiva general y del tipo por él realizado.) ignorando dicha condición. la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley”. Dado que las condiciones objetivas de punibilidad no están comprendidas dentro de la conciencia y voluntad de que trata el dolo. El error esencial. 14° del Código Penal. Con el término “elementos” se alude a los componentes de la tipicidad objetiva del tipo legal -elementos referentes al autor.) un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena. Por otro lado. el error acerca de las mismas es intrascendente. como es el error sobre las agravantes. aberractio ictus. mientras que en el caso de error sobre elementos accidentales queda excluido sólo el dolo de realizar la agravante o atenuación específica del tipo —es decir.

Aquí señala Luzón. tomándola por otra persona. sin embargo B muere. sólo se apreciará un homicidio simple doloso consumado. y luego la arroja al mar en la creencia de que se trata de un cadáver. en forma instantánea mediante un disparo con arma de fuego. d) Error sobre el objeto de la acción (error in persona vel in obiecto). que si el error sobre la identidad de la victima era vencible se apreciará un parricidio imprudente en concurso ideal con un homicidio simple doloso consumado. pero “B” queda gravemente lesionado. debe aclararse que el yerro no se basa en una confusión sobre la identidad o características de los objetos. Por el contrario. En estos casos. ya que se ha afectado al mismo y concreto bien jurídico representado y perseguido por el autor.V. mientras que si dicha confusión fue producto de un error invencible. el hecho sólo podría imputarse como tentativa. el efecto lesivo termina produciéndose en otro objeto.: A quiere matar a B. En este caso. b) Error en el golpe (Aberratio ictus) En esta modalidad especial de desviación del curso causal. Finalmente. en este caso no se excluye la responsabilidad por un delito doloso consumado. “A” quiere matar a “B” de un disparo.: “Un jugador de fútbol. porque para el tipo de homicidio. pero ésta fallece a causa de la herida que aquel le produjo para inmovilizaría. Por ejemplo. en el que el resultado es producto de una acción dolosa anterior o posterior a la que el sujeto atribuye eficacia consumativo. fuera de sí por la marcha del partido. el sujeto activo planea la muerte de la víctima por ahogamiento. por tanto. “El sujeto activo dispara contra la víctima quien cae inconscientemente. V. De inicio. la imputación objetiva del resultado a la acción. (v. aquí concurrirá un error de tipo que excluye el dolo. si el resultado se produce de un modo totalmente desconectado de la acción del autor. de modo que la confusión provoca un cambio de calificación típica. pero no resulta lesionado el Juez de la contienda sino otro futbolista que se había interpuesto para tratar de impedir la agresión”. así por ejemplo es irrelevante que Raúl mate a Marco creyendo que es Alberto. • 264 • . esto es: se confunde a la victima. c) Dolus Generalis Un caso especial de desviación del curso causal es el denominado dolus generalis.gr. se incluyen los casos en los que el sujeto dirige efectivamente su conducta contra un determinado objeto que finalmente no consigue lesionar. cuando entre la representación del autor y el suceso acaecido hay una divergencia esencial. ésta fallece a causa de la inmersión”. y no es preciso conocer la concreta identidad de la victima. sino que por un fallo en la ejecución. se dirige al árbitro y lanza un puño contra el rostro de éste. Por ejemplo. “Pepe” mata a “Luchin”. Es decir. aunque se dé el tipo subjetivo del delito doloso de homicidio. el autor yerra sobre la identidad o características del objeto de la acción. ignorando que se trataba de su hijo. Esto es. después de varias horas de agonía. el hecho equivocadamente realizado puede merecer una calificación distinta a la que hubiese correspondido al hecho que se quería ejecutar. se produce cuando entre la representación del autor de un determinado desarrollo del suceso y el suceso que realmente se produce es a consecuencia de la acción. el error será relevante cuando los objetos confundidos no sean típicamente equivalentes. cuando el error versa sobre una persona protegida de la misma forma por la ley penal que la que se creía atacar. sino en la ejecución del comportamiento. muriendo posteriormente a consecuencia del incendio en el Hospital.DERECHO PENAL • • • dolo. El primer supuesto se configura. En el caso inverso. Es decir. es suficiente que se quiera matar a “otro”. circunstancias que no es esencial sino secundaria).gr. falta la realización en el resultado del peligro implícito en la acción lesiva inicial y. Aquí. De otro modo. el error será irrelevante. se presentan los supuestos de error in persona.gr.

Generalmente.) Por otra. Por ejemplo: el salvavidas que intencionalmente omite rescatar a otro quien circunstancialmente se está ahogando. ¿Cuál es la diferencia entre los delitos denominados “comisión por omisión” y “omisión por comisión”? En la doctrina nacional se equiparán los delitos de comisión por omisión a los delitos de omisión impropia. La comprobación de esta categoría se obtiene a través de la comparación de la acción que realizó el obligado y la que requiere el cumplimiento del deber de actuar.. (Art. se vulnera una norma preceptiva que obliga al agente a ejecutar un acto. 701.este elemento trata de la situación que genera una determinada conducta. TIPOS DOLOSOS DE OMISIÓN: OMISIÓN PROPIA E IMPROPIA 698.). Ello deviene de la diferenciación que realiza nuestra norma penal al mencionar la existencia de acción y omisión. los delitos denominados “omisión por comisión” se caracterizan porque en estos el obligado a actuar interviene de manera activa en el hecho con el propósito de impedir que la acción cumpla su objetivo de salvar el bien jurídico protegido por la ley. 11º del C. Estos delitos no se mencionan expresamente en el tipo. el sujeto es consciente de la situación típica y de su deber de actuar.el agente obligado debe encontrarse en la capacidad pisco-física de realizar la acción ordenada. • 265 • .P. en los delitos de omisión impropia la norma obliga al garante a evitar la producción de un resultado típico. De manera diferente. Estos delitos se encuentran previamente escritos en la norma penal. En los delitos de omisión propia la norma preceptiva obliga al sujeto a la realización de un determinado comportamiento. En el marco de la imputación subjetiva. e incluso así decide omitir su conducta. c) Capacidad para realizar la acción ordenada. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM V. Por ejemplo: omisión legal de actos oficiales (Art. ¿Cuáles son los elementos que atribuyen responsabilidad penal en los delitos de omisión propia? En el margen de la atribución de responsabilidad penal encontramos dos instituciones ya desarrolladas anteriormente: a) imputación objetiva e b) imputación subjetiva.en este caso el agente no realiza la conducta ordenada. Es sabido. b) No realización de la conducta ordenada. Por ejemplo: el cajero de banco que se embriaga para no impedir que un compañero robe. la situación típica se encuentra descrita en su totalidad en la ley penal. En otros términos.P. 377º del C. 126º del C.) Por ejemplo: omitir prestar socorro a una persona en peligro (art. En el marco de la imputación objetiva de los delitos dolosos de omisión propia encontramos tres elementos: a) Situación típica. 699. 700. Por lo general. ¿Cuál es el concepto de los delitos de omisión? La omisión es una forma típica de prohibir acciones la conducta debida que hubiera evitado el resultado producido que implica el no haber realizado la conducta debida que hubiera evitado el resultado producido.P. los delitos dolosos de omisión propia se atribuyen a título de dolo... ¿Cuántas clases de delitos de omisión existen? La doctrina ha dividido a los delitos de omisión en dos clases: omisión pura o propia y comisión por omisión o impropia. que no se puede ordenar lo físicamente imposible.

¿Cuáles son los elementos que atribuyen responsabilidad penal en los delitos de omisión impropia? En el margen de la atribución de responsabilidad penal encontramos dos instituciones ya desarrolladas anteriormente: a) imputación objetiva e b) imputación subjetiva. los delitos dolosos de omisión impropia se atribuyen a título de dolo. VI. Se considera sujetos garantes a quienes asumen deberes específicos mencionados de acción para mantener incólumes los bienes jurídicos. DERECHO PENAL • • • 702. e) Relaciones familiares. Se entiende por fase interna a aquella que se encuentra constituida por los momentos del ánimo a través de los cuales se formaliza la voluntad criminal y que preceden a su manifestación. En el marco de la imputación objetiva de los delitos dolosos de omisión impropia encontramos diversos elementos: a) Posición de garante. ¿Qué es el iter criminis? Es el proceso de realización del delito comprende una serie de etapas de realización del hecho punible es decir constituye las etapas de un delito. f) Deberes estatales. Por otra parte.. es la fase la objetivación del delito.este presupuesto hace referencia a los deberes estatales expresados en las labores de los funcionarios o servidores públicos frente a los bienes particulares sometidos a su competencia. Se requiere la existencia de una decisiva dependencia de quien acepta la protección y quien la recibe. se entiende como fase externa a aquella en la cual se comienza a realizar la exteriorización de la voluntad. • 266 • . d) Aceptación voluntaria de protección... 704. En otras palabras. presenta las siguientes características: conocimientos de la situación de garante y conocimiento de la posibilidad de evitar el resultado. 705. b) la deliberación. EL ITER CRIMINIS 703. b) Injerencia.-en este supuesto una persona deposita su confianza en otra y ésta la acepta. y c) la realización criminal.este elemento actúa cuando los cursos causales peligrosos ya han salido del ámbito de organización y pueden haber alcanzado el de la víctima. esto se da cuando el sujeto inicia la evaluación de los pro y los contra que sucederían al momento de ejecutar el delito.este elemento señala que quien haya creado con su conducta precedente una situación de peligro para determinado bien jurídico tiene el deber de evitar que ese mismo peligro se convierta en una lesión.. c) Deberes de salvación o auxilio. En el marco de la imputación subjetiva. Por lo general. es un proceso que parte desde un momento mental (se concibe la idea de cometer el delito) hasta llegar a un momento externo (se llega a consumar el delito). ¿Cuáles son las etapas del iter criminis? La doctrina del derecho penal ha reconocido la existencia de dos etapas: a) fase interna y b) fase externa. que se produce cuando se constituye la firme voluntad de cometer el crimen. ¿Cuáles son los momentos de la fase interna? Se reconoce generalmente tres momentos: a) la ideación.se trata de un supuesto de responsabilidad que considera que la relación familiar genera una situación de garante con los integrantes de la misma familia.en este elemento se exige un deber especial de protección del sujeto con el bien jurídico. la construcción de este proceso delictivo en base a etapas es claro que resulta ser ideal pues en muchos supuestos media solamente un instante entre la concepción de la idea y su ejecución. esto se produce cuando en el sujeto la idea de cometer un delito aparece en su mente..

De esta manera. y c) posterior a la ejecución. en la tentativa acabada puede surgir el “arrepentimiento”. conspiración a la rebelión. pero ésta puede ser de dos clases: acabada e inacabada (artículo 18º del Código Penal). Tentativa Inidónea. pues como indica el profesor Creus: “(.. es decir..) es indudable que si el autor completó la conducta que el tipo requiere en lo que compete a su actividad u omisión. Sin embargo. no hay un “delito de tentativa”. Tentativa Acabada. la tentativa tiene que tener un delito que le sirva de base. Dentro de la tentativa inacabada puede surgir la figura del “desistimiento”. 708. b) en el momento de la ejecución.. Cierto grupo de la doctrina denomina a esta figura como el “delito frustrado”. pero ésta no se realiza. el cual señala que el delito resulta imposible de consumación debido a la ineficacia del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. Tentativa Inacabada. aquí se produce el agotamiento. ¿Cuáles son los momentos de la fase externa? En la fase externa la doctrina ha señalado la existencia de tres momentos: a) previa a la ejecución. • 267 • . salvo que expresamente y en forma excepcional así lo disponga el legislador.Este tipo de tentativa se produce cuando la ejecución delictiva dirigida por el autor no llega a consumarse por razones fácticas o jurídicas. La tentativa en sí no existe.. En nuestro ordenamiento jurídico los límites de la tentativa inidónea se encuentran establecidos en el art. pues mientras más se aproxime a la consumación mayor será la pena. Por ejemplo: una persona dispara cuatro balas sobre su enemigo. No puede haber desistimiento en la tentativa acabada.Se da cuando el autor no realiza todos los actos necesarios para la consumación del delito... ¿Qué es la tentativa? La tentativa es un grado de desarrollo del delito. denominado por cierto sector de la doctrina como “desistimiento activo”. ya no puede desistir”. Es por tal razón que la tentativa es sancionada. Por ejemplo: una persona se dispone a disparar sobre su enemigo. aquí se ubican la tentativa y la consumación. 707. en el cual se pone en peligro el bien jurídico pero no se llega ha consumar la lesión del mismo. asociación ilícita para delinquir. antes de que se haya completado la acción típica. En nuestro ordenamiento jurídico.Se da cuando el autor ha realizado todos los actos necesarios para la consumación.P. En otros términos. si el riesgo es serio e inminente. ¿Qué clases de tentativa hay? Nuestro actual Código Penal no hace distinción entre las clases de tentativa. Por regla general los actos preparatorios no son punibles. la acción típica se interrumpe por la irrupción de un factor extraño al querer del agente. pero la intervención oportuna y rápida de los peritos médicos impide que la persona muera. pero en el último minuto decide no hacerlo. ejemplo: Sembríos de amapola y adormidera. Para distinguirlas se debe atender a un criterio objetivo. éste no puede conformarse con intervenir cuando el daño ya está hecho: puede y debe hacerlo antes. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 706. aquí se producen los actos preparatorios. Sin embargo. vinculado a la protección de bienes jurídicos. la tentativa constituye la ejecución de un comportamiento (cuyo fin es consumar el delito) que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado d e consumación. etc. ¿Los actos preparatorios son punibles? Se entiende por acto preparatorio de un delito a todo acto cuya finalidad es llevar a cabo una actividad externa dirigida a facilitar su realización posterior. 17º del C. 709. es decir.

aquí a parecen los supuestos en el que el autor mediato utiliza a un menor de edad o a un inimputable (por ejemplo un anómalo psíquico) 714. tres formas en que una persona puede cometer un delito (realizarlo) en calidad de autor: a) cuando realiza por sí mismo el hecho punible. Auto r es “sólo aquel que mediante una conducción consciente del fin de acontecer causal en dirección al resultado típico. en virtud de su poder de voluntad. Se trata de la autoría inmediata. en su artículo 23º el CP distingue. la utilización de un mensajero que ignora el contenido del paquete para entregar una bomba que estallará al ser recibida por el destinatario. Dominio de la voluntad. a su vez. 713. Se busca señalar hasta qué punto un individuo. es señor sobre la realización del tipo” Actualmente se identifican tres formas de manifestación del dominio del hecho. esta forma de autoría se da en el caso del que utiliza. se admite esta forma de autoría en lo casos en que el coaccionado haya perdido. donde se indaga qué influencia ejerce la realización del tipo de propia mano sobre la autoría. ha tenido eco en nuestra jurisprudencia en los casos de Abimael Guzman Reynozo y actualmente el de ex presidente Alberto Fujimori Fujimori. como medio para alcanzar el fin propuesto. en 1939. se sirve de otra persona (instrumento) para la ejecución de la acción típica. es decir aquel sujeto que tiene un poder de conducción de todos los acontecimientos de forma tal que le es posible encauzarlo hacia el objetivo determinado. Actualmente es la teoría dominante pues utiliza como criterio diferenciador aspectos objetivos y subjetivos. ¿A quien se le considera autor en una intervención delictiva? Autor es aquel que tiene el dominio del hecho. se basa en la división de trabajo y sirve de fundamento a la coautoria. resulta relevante en virtud a que con esta modalidad de autoría mediata diseñada por Claus Roxin en 1963. ¿Quién es autor mediato para efectos de imputación jurídico-penal? Autor mediato es el que. aquel domina la voluntad del otro. Dominio de la acción. DERECHO PENAL • • • VII. donde el sujeto realiza el tipo mediante otra persona que le sirve de intermediario. para responsabilizar a los altos mandos militares del régimen nazi. Autor directo o inmediato es quien domina la acción realizada de manera personal el hecho delictivo. 711. Ejemplo. reconoce dos formas de intervención delictiva: la autoría y la participación. El instrumento que obra coaccionado. puede ser autor sin necesidad de intervenir en la comisión de un delito. Supuestos de autoría mediata: El instrumento que obra sin dolo. El instrumento que obra sin imputabilidad. por la intensidad del efecto de la coacción “la ultima y relevante decisión sobre lo que ocurrirá”. • 268 • . AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 710. se trata de la autoría mediata. 712. ¿Que se entiende por la teoría del dominio del hecho? Esta teoría fue formulada por Hans Welzel. b) cuando realiza por medio de otro el hecho punible. el autor realiza él mismo la acción típica. Dominio del hecho funcional. y complicidad: artículo 25º). de tal forma que esta se traslada a las manos del que ejerce aquella. Dejando para otro lugar las formas de participación (inducción: artículo 24º. ¿Qué formas de intervención delictiva reconoce nuestro Código Penal? El Código Penal. ¿En que consiste la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder? El análisis de esta institución dogmática. a otro cuya acción no se dirige al mismo fin del autor mediato sino a uno distinto cualquiera. representante del finalismo. y c) cuando realiza el hecho punible conjuntamente con otro u otros.

tienen como presupuesto: a) El poder de mando. el inductor ha de ser castigado con la misma pena que el autor. Ya no es la fungibilidad del ejecutor lo que asegura el cumplimiento de la orden sino el internalizado interés y convencimiento en que ello ocurra. Es decir el ejecutor directo comparte los objetivos delictivos que persigue la organización y tiene una predisposición al cumplimiento de la orden que expresa la concretización de un hecho ilegal. La punición de la inducción exige la existencia objetiva (como mínimo en grado de tentativa) de un hecho principal doloso y antijurídico. dependencia del hecho de los participes respecto del hecho del autor o autores. como señala ROXIN. no obstante. Estas ordenes serán cumplidas si o si debido a la automaticidad de la constitución funcional del aparato. • 269 • . sin conocer de dicha incapacidad. Es decir el deber que constituye la materia de la lesión jurídica en estos tipos penales no es el deber genérico que surge de toda norma y que alcanza también a los participes. En otras palabras. 715. Se señala en doctrina que estas organizaciones estructuradas jerárquicamente que constituyen los aparatos de poder organizados. Determinar o inducir a otro a la comisión del hecho punible significa que el instigado debe haber formado su voluntad de realizar aquel como consecuencia directa de la acción del inductor. que no alcanza a todo participe. de impartir ordenes a la parte de la organización que le está subordinada. Es decir se produce sus efectos ilícitos como una integridad que actúa completamente al margen del derecho. por lo menos el nivel de la tentativa. se entiende como la característica que ostenta el ejecutor de poder ser intercambiado o sustituido fácilmente por el nivel estratégico superior en la operativizacion y realización de su designio delictuoso. Y segundo la dependencia en relación a los elementos del hecho punible. aquí se señala que el hecho principal debe ser típico y antijurídico esto es la accesoriedad limitada. siempre el que da las órdenes y activa el aparato criminal mantiene el dominio del hecho de la organización. subsiste la inducción. del hombre de atrás. primero en el grado de realización. ¿Que son los delitos de infracción de deber? Los delitos de infracción de un deber están dirigidos a decidir sobre la autoría de un sujeto que ostenta un deber especial. los denominados ablandamientos de la accesoriedad ligados generalmente a los elementos personales especiales. que es la capacidad del nivel estratégico superior. los delitos cometidos por funcionarios públicos. sino a quienes tienen una determinada posición respecto de la inviolabilidad del bien jurídico. Esta no se justifica por el solo hecho que según el artículo 24º del CP. accesoriedad de la participación quiere decir. este elemento alude a una predisposición psicológica del ejecutor a la realización de la orden que implica la comisión del hecho delictivo. La accesoriedad de la inducción (y de la complicidad) tiene vigencia no solo para la determinación de la responsabilidad penal del partícipe. Para ello tiene que analizarse la dependencia. b) La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico. Por ejemplo. mientras que el intermediario ejecuta siguiendo los planes o directrices diseñados por el hombre a atrás. De ahí que si el inductor determina a un incapaz de culpabilidad a realizar el hecho. c) La fungibilidad del ejecutor inmediato. 717. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM En esta modalidad de autoría también denominada autoría mediata por dominio de la organización. 716. en estos casos el aparato funciona como una totalidad por fuera del orden jurídico. ¿Que se entiende por la accesoriedad de la participación? La accesoriedad de la participación presupone tomar parte en un hecho ajeno. En este sentido. instigar es crear en otro (el autor) la decisión de cometer el hecho punible. ¿Qué es la inducción? El inductor es el que determina directamente a otro a cometer un hecho punible. aquí se señala que la participación punible presupone que el hecho principal haya alcanzado. sino principalmente también para la determinación de la sanción. Sino se trata de un deber extra-penal. se ha de tomar en cuenta. d) La elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho.

será reprimido con la pena prevista para el autor". En este sentido. sino sólo en la preparación del hecho. Si. sin cumplir la acción típica. LA ANTIJURIDICIDAD 720. "el que. pues con una aportación decisiva. que estos utilizaran en la ejecución del asalto. sin él el hecho no se hubiera podido cometer. ¿Cuáles son las clases de antijuricidad? Una acción antijurídica es formalmente antijurídica en la medida en que contraviene una prohibición o mandato legal y es materialmente antijurídica en la medida en que en ella se plasma una lesión de bienes jurídicos socialmente nociva y que no se puede combatir suficientemente con medios extrapenales. ¿Qué es la antijuricidad? Es el juicio negativo del valor que recae sobre una conducta humana. 721. preste auxilio para la realización del hecho punible. b. a. Complicidad por actos posteriores al hecho: "Se trata de prestar una ayuda posterior cumpliendo una promesa previa al hecho. sin ser esta ayuda necesariamente material. que ha sido útil para la ejecución del plan del autor. se les disminuirá prudencialmente la pena". El carácter convenido de esta ayuda la diferencia del mero auxilio que es un simple socorro o amparo. el gerente concurre con los autores a la ejecución del hecho y abre la caja. sin el cual no se hubiera perpetrado. hubieran dolosamente prestado asistencia. hubiera tenido el dominio del hecho. quien pone una condición sin el cual el delito no hubiera podido cometerse sólo será punible si el agente no toma parte en la ejecución. ¿Cómo puede definirse la complicidad? Puede definirse como aquella contribución o auxilio al hecho. en cambio. el cómplice o cooperador necesario es el que en la etapa de preparación del hecho principal aporta al mismo una contribución sin el cual el delito no hubiera podido cometerse. es decir es una conducta contraria a la normatividad. Por ejemplo el Gerente de un banco que brinda a los autores antes de la ejecución la combinación de la caja fuerte. Es un actuar doloso en un hecho doloso". de cualquier otro modo. VIII. pues habrá tenido el dominio del hecho hasta el final. aprovechando su conocimiento de la clave. el cómplice secundario es el que ha prestado una colaboración que no es indispensable para la comisión del delito. "una aportación consciente a la tarea que se sabe y quiere común". puede definirse a la "complicidad como el acto por el que dolosamente se pone una condición del hecho. en tanto que el injusto es conducta humana desvalorada. En este sentido. Cómplices secundarios o no necesarios El segundo párrafo del artículo 25º del Código Penal establece que "a los que. Momentos de actuar del cómplice secundario Complicidad anterior o paralela a la ejecución: "La palabra cooperar significa aportes acordados anteriores o simultáneos a la ejecución del delito". También. por lo que se puede distinguir entre injusto material y formal. Dos elementos configuran esta forma de participación: a) la intensidad objetiva de su aportación al delito. dolosamente. de otro modo sería encubrimiento". será coautor. coincidiendo en la resolución delictuosa. ni valerse de otro para ejecutarla. se presenta una violación por parte del comportamiento o se omite actuar conforme establece la norma jurídica. Si intervino en la ejecución seria coautor. "Esta ayuda posterior a la ejecución del hecho comprende a los cooperadores necesarios y no necesarios". 719. anterior o simultánea. • 270 • . pudiendo ser intelectual o moral. En este sentido. es suficiente con un auxilio que facilite o haga más expedita la ejecución del hecho. DERECHO PENAL • • • 718. b) El momento en que realiza la contribución. Cómplices primarios o necesarios Según el primer párrafo del artículo 25º. es cómplice necesario.

entre ellas tenemos. el mas seguro para repeler la acción del agresor. si un tercero resultar afectado por el comportamiento de quien se defiende este puede invocar haber actuado en estado de necesidad. esta descripción comprende una situación de peligro creada por la agresión ilegitima y la acción destinada a neutralizarla. la reacción de quien se defiende debe dirigirse hacia la persona del agresor. La agresión que genera la legitima defensa debe ser actual. a la vez que con voluntad de defenderse. la legítima defensa. además comprende el carácter dañino del acto con respecto al bien jurídico protegido por la norma legal Antijuricidad formal existe una simple contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico. es menester que el agredido la impida o repela. y falta de provocación suficiente para quien hace la defensa. el obrar en ejercicio de un derecho o de un deber y el consentimiento. pero esto no significa que su acción deba suceder forzosa e inevitablemente. un comportamiento omisivo también puede constituir agresión. ¿Qué es la legítima defensa? Implica la realización de un acto típico con el fin de proteger un bien jurídico individual. El agente debe actuar conociendo la situación de peligro emergente de la agresión ilegitima. La determinación de la necesidad de la defensa supone una apreciación general sobre el hecho de que la acción de defenderse es indispensable para descartar el peligro creado por la agresión. 722. La falta de provocación suficiente es necesario que el beneficiado no haya provocado la agresión es decir supone una actitud especial de quien se defiende. con la que ha de actuar quien ejerce la defensa. 724. es decir la oposición del acto con la norma prohibitiva implícita en toda disposición penal que prevé un tipo legal por ejemplo: “no matar” en relación con el articulo 106. por lo que se puede graduar el injusto según su gravedad. Necesidad y racionalidad de la defensa quiere decir que el medio empleado para impedir la agresión debe ser racionalmente necesario. ¿Qué es el estado de necesidad justificante? Es una situación de peligro en la que la lesión de un bien jurídicamente protegido aparece como el único medio para salvar un bien del agente es decir es una situación objetiva de peligro inminente o actual para • 271 • . ¿Qué circunstancias excluyen la antijuridicidad? Son aquellas circunstancias en las cuales la conducta a pesar de ser típica está permitida por el ordenamiento jurídico. actúa en legitima defensa quien obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros. 723. ¿Cuáles son los presupuestos de la legitima defensa? La agresión ilegitima es una acción destinada a poner en peligro o lesionar bienes jurídicos. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Antijuricidad material el injusto material representa una lesión de bienes jurídicos que por regla general es necesario combatir con los medios del derecho penal. En su aspecto objetivo. La racionalidad de la defensa indica un juicio de valor con referencia a la justicia y equidad. de parte de cualquier persona una reacción contra el. 725. y el carácter de ilegitimo debe entenderse como sinónimo de antijurídico. siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegitima. necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. se denominan causas de justificación. real e inminente. las mismas que pueden ser eximentes de responsabilidad o atenuantes de la pena (dependiendo de que reúnan o no los requisitos exigidos por el Código Penal). En su aspecto subjetivo consiste en la voluntad de defenderse o de defender a terceros. es decir se encuentra constituida por la relación de oposición entre el hecho y la norma penal hallándose concretamente en la lesión de un bien jurídico o en el peligro de que sea lesionado. se determina apreciando la proporcionalidad entre el peligro propio a la agresión y la acción de defenderse es decir los medios empleados para rechazar el ataque y los utilizados por el agresor son equivalentes. el estado de necesidad justificante. este debe poner cuidado en comportarse de manera tal que no origine.

por lo tanto el peligro debe ser real e inminente para un bien o un interés jurídicamente protegido y que el mal causado sea menor que el que se quiere evitar. significa que su titular debe encontrarse en una situación en la cual uno de sus bienes jurídicos pueda resultar perjudicado. 726. pero los excesos no pueden en caso alguno organizarse como una causa de justificación. ya que la vida humana digna y el derecho de morir en ciertos casos. Ausencia de provocación la situación de necesidad no debió ser provocada intencionalmente por el autor. por ello se dice que aparece por la colisión de bienes jurídicos de distinto valor. 729. ni la vida humana aunque existen discrepancias sobre esto. 728. estos factores solo son • 272 • . DERECHO PENAL • • • bienes o intereses protegidos por el derecho. en cambio el estado de necesidad exculpante surge cuando los bienes jurídicos en conflicto son del mismo valor. quien consiente debe estar enteramente legitimado para disponer del bien y obrar con capacidad de entendimiento y discreción. se encuentra en la necesidad de sacrificar un bien jurídico de menor valor. ¿En que consiste el obrar por disposición de la ley? La ley es de cumplimiento obligatorio para su destinatario y desde ese momento surge para el un deber jurídico. ¿Cómo definimos a la culpabilidad? La culpabilidad es el reproche formulado contra el delincuente por haber cometido un acto ilícito a pesar de haber podido actuar conforme a derecho. Si no se cumplen con los requisitos exigidos por la ley las causas de justificación no operan como eximentes sino sólo como atenuantes de la pena. y el engaño excluye el consentimiento solo en la medida que lo afecten cuantitativa o cualitativamente. 727. entre otros. Situación de necesidad se entiende que no hay otro modo de superar el peligro actual amenazante. Exteriorización del consentimiento por cualquier medio El consentimiento debe ser previo La coacción. el objeto de este reproche es la actitud incorrecta del autor ante las exigencias del orden jurídico. El punto de referencia de del juicio de culpabilidad lo constituye el comportamiento ilícito. el error. no puede haber secuestro si la victima es consiente. ¿Cuáles son los elementos del estado de necesidad justificante? Situación de peligro. el reproche no concierne al carácter o a la manera de ser del agente ni a su modo de vida. actitud que se concreta en el injusto penal. ni detención arbitraria cuando se trata de un acuerdo. el peligro debe ser extraño al autor. ¿A que llamamos consentimiento? Se exime de responsabilidad penal a quien actúa con el consentimiento valido del titular del bien juridico de libre disposición. es decir cuando el derecho impone a alguien el deber de realizar un hecho previsto en un tipo penal o le co nfiere un derecho que se lo permite es evidente que no puede considerarse su conducta prohibida. El consentimiento no cuestiona la tipicidad pero si excluye la antijuricidad por haberse dirigido el ataque contra un bien jurídico protegido pero lesionado de libre disposición por parte del titular. Mientras que en el estado de necesidad justificante la ley aprueba el sacrificio del bien de menor valor en el segundo se dice que la ley no puede inclinarse por ninguno de los bienes que son de igual valor. Requisitos del consentimiento Capacidad de discernimiento que le permite al otorgante entender el alcance del mismo es decir el sujeto debe poseer la capacidad para formular la renuncia. el policía que impide la fuga o hace la captura. es mayor que la vida humana indigna. Cuando hablamos de bienes de libre disposición nos referimos a bienes patrimoniales no se comprende dentro a los bienes universales que afecta a la colectividad. tal es el caso de las injurias. ni por tanto antijurídica por ejemplo el juez que ordena detención.

el derecho los llama imputables y por ende la imputabilidad es la capacidad de culpabilidad ellos son quienes tengan la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto y quien tenga capacidad de determinarse según esta compresión. Según BARJA DE QUIROGA la actio libera in causa es una de las cuestiones cruciales y mas discutidas dentro de la teoría de la culpabilidad principalmente la cuestión se plantea en relación con la embriaguez y la drogodependencia. • 273 • . El actio libera in causa puede ser de naturaleza dolosa cuando el actor se coloca consciente y voluntariamente en estado de inimputabilidad. 730. ¿Qué se entiende por el actio libera in causa? Llamado también trastorno mental pre-ordenado en atención a que el agente de modo premeditado se coloca en la situación de inimputabilidad para delinquir. es un estado transitorio que afecta la conciencia del agente y le impide la comprensión de la criminalidad del acto. Minoría de edad los menores de edad no están dentro de la esfera de valoración del derecho penal. se coloca en dicho estado. ya que el agente requiere de capacidad psíquica. Grave alteración de la percepción se encuentra referida a los sentidos y la alteración de la percepción de la realidad debe ser grave. por lo que no va tener responsabilidad por el delito. Como el juicio de la imputabilidad ha de ir referido al momento del hecho y en tal momento no existía la solución tendría que ser la no culpabilidad. esto es no son imputables porque no tienen dominio sobre el hecho a causa del desarrollo incompleto de la psiquis y por ende la aptitud para entender cabalmente la acción injusta que llevan a cabo. Grave alteración de la conciencia esta anomalía hace que el actor pierda su capacidad intelectual de percatarse del carácter delictuoso de sus actos. ahora bien cuando el hecho procede de un momento anterior en el que si existía la imputabilidad la doctrina tradicional viene afirmando que el juicio de imputabilidad debe retrotraerse a aquel momento anterior del que trae causa y realizar respecto de dicho momento el juicio sobre la imputabilidad. terrorismo agravado. c. Anomalía psíquica es una perturbación de la conciencia de tal grado que impida la comprensión normal del carácter delictuoso del acto. a. trafico ilícito de drogas. El articulo 20º del Código Penal establece que están exentos de pena los menores de 18 años y que además se establece la figura de la responsabilidad restringida que implica la reducción prudencial de la pena si el agente se encuentra en la comisión del hecho punible entre los 18 y 21 años o es mayor de 65 años excepto en los delitos de violación sexual. no por lo que él es. ¿Cuáles son las causas de exclusión de la culpabilidad? Las causas de exclusión de la culpabilidad mantienen intacto el tipo penal y son: Causas de inimputabilidad Son los supuestos en donde el agente no tiene conciencia de la antijuricidad. El agente debe conocer que el acto es contrario al derecho es decir conocimiento de la ilicitud del acto El derecho exige que los comportamientos no sean imposibles. d. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM considerados después de haber establecido la culpabilidad es decir se reprime al delincuente por lo que el puede voluntariamente hacer. Elementos de la culpabilidad La culpabilidad es un reproche personal y solo puede hacérsele a aquellas personas poseedoras de capacidad de elegir libremente sus actos conforme con el conocimiento que implican estos. En la actualidad se piensa que los menores de cierta edad están privados de capacidad penal. 731. y pueden ser culposas ocurre cuando el agente sin proponérselo directamente pero sabiendo y previendo que bajo estado de inimputabilidad procurada puede desencadenar un reuntado dañoso. b. por ejemplo el que imprudentemente se embriaga a sabiendas que luego va manejar su automóvil de regreso a casa. terrorismo y traición a la patria.

Principio de subsidiaridad una disposición legal es subsidiaria de otra cuando la ley prescribe que se aplicara esta. c. uno de los tipos penales abarca las mismas características del otro y además una característica complementaria. Principio de especialidad cuando un hecho es normado por dos o mas leyes será aplicable la especial. CONCURSO DE DELITOS 734. por ello se le atenuará la pena. DERECHO PENAL • • • 732. aquí se le reprocha al autor no salir de su estado de error teniendo la posibilidad. como se le conoce a la practica de masticación. De tal manera que podemos afirmar que un tipo esta totalmente contenido en otro. IX. El otro tipo de error de prohibición es el vencible o evitable cuando el agente estando en posibilidad real y objetiva de salir de su ignorancia no hace algo al respecto y perpetra el injusto. la creencia errónea de estar amparado por una causa de inculpabilidad y la creencia errónea de estar amparado por una disposición autoritativa o por disposición de la ley. siempre que no se aplique la figura principal. Existen dos tipos de error de prohibición. por ejemplo la coacción es subsidiaria del secuestro. error sobre la existencia de la norma el autor desconoce la existencia de la norma y en consecuencia ignora la prohibición recaída en su comportamiento como por ejemplo al extranjero que desconoce la norma que tipifica la tenencia ilegal de armas b. por ejemplo: el consumo de masticación de hoja natural de coca por la población andina haría una norma prohibitiva de su consumo una culturalmente incomprensiva para esta población a quien no podría reprochársele este genero de consumo ya que no cabria exigirle la comprensión de la antijuricidad de la conducta de “chacchar” la coca. ¿A que llamamos concurso aparente de leyes penales? Se presenta cuando sobre un hecho punible concurren diversos preceptos penales excluyentes entre si y donde sólo uno de ellos debe ser aplicado. cree que lo ampara una causa de justificación permisiva. ya que ocurre cuando el agente actuando con diligencia ordinaria se le es imposible advertir o prever la antijuricidad de su injusto. la creencia errónea de una norma de mayor jerarquía. por lo que únicamente basta el error sobre la antijuricidad material. b. no siendo necesario el que pudiera recaer sobre la punibilidad correspondiente al acto. 733. Principio de consunción cuando un hecho previsto por una ley se comprende en una disposición legal de mayor vastedad se aplica en los siguientes casos el delito consumado excluye al frustrado y a la tentativa. error sobre la eficacia de la norma el agente considera inaplicable a su comportamiento por la creencia errónea de estar amparado por una justificación. El error esta referido al desconocimiento que tiene el autor de la desaprobación jurídico penal del acto. Por lo que debe ser valorado de acuerdo a: Principios a. el invencible o inevitable que elimina de manera absoluta la responsabilidad (culpabilidad). ¿Qué es el error de prohibición culturalmente condicionado? Se presenta cuando el agente por causa cultural o de costumbre no está en condiciones de conocer el carácter delictuoso de su comportamiento o comprendiéndolo no es capaz de determinarse con arreglo a esa comprensión es decir el agente conoce la norma de prohibición pero no la puede internalizar por razones culturales por lo que no se le puede formular reproche ya que se encuentra inmerso en otros valores culturales por ello se exime de responsabilidad al agente. por ejemplo homicidio simple (disposición general) y parricidio (disposición especial). Modalidades de error de prohibición a. ¿A que llamamos error de prohibición? Cuando el agente desconoce la antijuricidad o ilicitud del hecho cometido es decir cuando el autor cree actuar con arreglo a derecho por desconocer la norma prohibitiva o conociéndola. • 274 • .

).) está en concurso ideal con estafa (artículo 196 C. Para estos casos es suficiente que el dolo unitario tenga lugar antes del agotamiento del primer acto parcial por parte del autor. Ejemplo: el sujeto que hurta vino de una bodega en la que trabaja. No se requiere que la conducta se subsuma precisamente en varios tipos legales de manera coincidente. El concurso ideal heterogéneo se da cuando una misma conducta es englobada por una pluralidad de tipos penales. Requisitos subjetivos: Las características del delito continuado hace necesario aceptar un dolo total o unitario que comprenda la unidad de finalidad y que abarque a la pluralidad de conductas.P.P.P. Ejemplo: el empleado de una fábrica de calzados que decide llevarse 10 pares de zapatos a razón de un par cada tres días.). El término “resolución criminal”. sistemáticamente y en oportunidades diversas durante siete días consecutivos (artículo 185 C. falsificación de documentos con estafa.). Doctrinariamente se han establecido dos modalidades de concurso ideal: homogéneo y heterogéneo. Se produce una ampliación que excede al tipo objetivo de estos delitos. 736. es a la vez.P. 738. y la frase “varias violaciones de la misma ley” se refiere al factor normativo. se entiende que a una misma conducta puede aplicársele varios tipos penales pero ninguno de ellos por sí sólo abarcaría el injusto de la acción ni lo agotaría en todo sentido. ¿Cuáles son los requisitos de los delitos continuados? Los delitos continuados reúnen los siguientes requisitos: 1.P. abuso sexual de menor bajo tutela (artículo 173 C. • 275 • . El concurso ideal homogéneo se presenta cuando una misma conducta permite una reiterada concurrencia del mismo tipo penal. ¿Qué se entiende por el delito continuado? Se entiende como violaciones de la misma ley penal cometidas en el mismo momento de acción o en momentos diversos. El delito continuado está constituido por una pluralidad de conductas que corresponde a una misma resolución criminal (factor final) y que la ley considera como un solo delito continuado (factor normativo). Ejemplo: pagar con dinero falso (artículo 254 C. ¿Cómo se define el concurso ideal de delitos? Nuestro Código Penal define el concurso ideal en el artículo 48°: “cuando varias disposiciones penales sean aplicables al mismo hecho” (unidad de acción y pluralidad de delitos). Es suficiente que coincidan parcialmente. Resultaría absurdo procesar al sujeto por la cantidad de micro-hurtos realizados. pero cabe aclarar que no todos los delitos admiten la figura del delito continuado. Ejemplo: el acto sexual violento de un hombre con su hija menor de dieciséis años. La pluralidad de violaciones de la misma ley penal suponen un número indeterminado de repeticiones de la conducta típica.) y posiblemente lesiones (artículo 122 C. Ejemplo: quien arroja un explosivo y mata a diversas personas o el que comete diversas violaciones sobre menores. ¿Cómo se rige el tratamiento jurídico del concurso ideal? Según el artículo 48º del Código Penal modificado por la ley 28726 establece que el tratamiento jurídico del concurso ideal establece que se reprimirá hasta con el máximo de la pena mas grave y puede incrementarse hasta en una cuarta parte. sin que en ningún caso pueda exceder de los 35 años 737. pues les asignan el carácter de unidad de conducta (”como un solo delito continuado”). usado por el texto legal alude al factor final. Se trata de un delito continuado. sino sólo aquellos cuyas circunstancias y condiciones apreciadas racionalmente así lo permiten. Ejemplo: el que mata a otro de un disparo (homicidio) y la bala causa lesió n en una persona. En cuanto a su naturaleza. típico en violación (artículo 170 CP).P. con actos ejecutivos de la misma resolución criminal. Está definido en el artículo 49 C. El dolo unitario debe existir incluso desde el comienzo del primer momento delictivo o puede surgir en otro momento de la ejecución. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 735.

DERECHO PENAL • • • 2. A esta semej anza no le interesa que los delitos sean diferentes.). secuestro. Ej emplo: homicidio de diferentes personas.P. bien jurídico no eminentemente personal.Tradicionalmente se exige que la norma violada por las diferentes conductas responde a delitos iguales (varios hurtos. c. 739.gr. A diferencia del concurso ideal que presenta unidad de acción. como el caso del homicidio (106 C.). no se admite delito continuado cuando los actos parciales inciden sobre diferentes sujetos pasivos.. Igual norma violada. en el sentido del concurso aparente de leyes. la característica de la pluralidad de acciones estriba en que cada una de ellas debe presentar autonomía respecto de las otras. d. sino que es necesario que estas varias acciones independientes representen varios hechos punibles susceptibles de ser valorado de modo independiente.). igual norma violada. Requisitos objetivos: Se exige como límites objetivos: pluralidad de acciones u omisiones. Pluralidad de acciones u omisiones. el criterio es más flexible y se llega a admitir que es suficiente que las normas sean semejantes.. contra la libertad sexual).P. que se estiman continuados y que constituyen un solo delito. 190 C.P. apropiación ilícita) y le es suficiente que las diferentes conductas afecten un mismo bien jurídico (unidad del bien jurídico) (v. pues su naturaleza no le permite tolerar distintas intensidades de afectación del bien jurídico que se tutela.. violación de distintas mujeres. inclusive a los que no fueron conocidos por el tribunal oportunamente. Conexión temporal y espacial. estafa. Cuando se trata de bienes jurídicos que no son personales (v. El tratamiento procesal producto de este enjuiciamiento unitario tiene diversas consecuencias materiales. Por el contrario. Así. y se le define como varios hechos punibles que son considerados como otros tantos delitos independientes. Este parece ser el sentido del artículo 49 (“varias violaciones de la misma ley penal”)..Se admitirá la continuación cuando se lesione al mismo titular o sujeto pasivo en el caso de los delitos que afectan bienes jurídicos altamente personales (v.P.).gr. Por ejemplo: la cosa juzgada se extiende a todos los actos particulares. Actualmente. (v. La reforma de la Ley 26683 precisa que la calificación como delito continuado quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos. violación. etc. No basta la mera realización de varias acciones independientes por parte del autor para configurar el concurso real. hurto. no se requiere la identidad del titular del bien jurídico afectado para aceptar el delito continuado. que le entregan en administración (apropiación ilícita. patrimonio).gr. varias estafas. Unidad o pluralidad del sujeto pasivo.Deben tratarse de varias conductas y deben tenerse en cuenta los supuestos de unidad de acción estudiados anteriormente. Ejemplo: el sujeto que decide disponer de repuestos. La pluralidad de acciones se verifica en sentido contrario a la unidad de acción. el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal. La reforma de la Ley 26683 incorpora una circunstancia agravante si con las diferentes violaciones se hubiere perjudicado a una pluralidad de personas en cuyo caso se aumentará la pena en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave. a.gr. ¿Cómo se define el concurso real de delitos? El llamado concurso real de delitos está regulado en el artículo 50 C. unidad o pluralidad del sujeto pasivo. su conducta también incluye sustraerlos del depósito de la empresa (hurto 185 C. Nos parece que esta interpretación es la más conveniente. La reforma de la Ley 26683 ha introducido al texto del artículo 49 este criterio (“… o semejante naturaleza”).La característica del delito continuado es que se sanciona con una misma pena diferentes actos particulares cometidos en el mismo momento o en momentos diversos. • 276 • . También existen tipos legales que no admiten su realización por continuación. lesiones. propiedad). b.

De esta manera la pena se libera de toda finalidad y se presenta únicamente como la imposición voluntaria de un mal para compensar la lesión jurídica cometida culpablemente. las corrientes modernas de la dogmática jurídico-penal apuntan a desplazar las penas cuando ellas resultan innecesarias. La pena no es un fin en sí misma. La pena al igual que el Derecho penal depende del rol que le quiera dar el Estado dentro del cual se desenvuelva. las cuales de acuerdo a nuestro Código pueden ser penas o medidas de seguridad. El contenido jurídico del Derecho Penal gira entorno a la función que desempeña la pena. sino proteger la sociedad. Sus principales representantes son los filósofos alemanes Immanuel Kant y Friederich Hegel. la pena es la negación de la negación del Derecho. fue negado por el delito. En conclusión. Teorías Absolutas o Retributivas. negación que sólo se contesta con otra negación. Teorías Relativas o Preventivas. ¿Cuál es la justificación de la pena? La pena se justifica por constituirse como el mecanismo más idóneo para mantener el orden jurídico que ha establecido la sociedad como indispensable para desarrollarse armónicamente en un ambiente de paz social. se aplicara únicamente esta sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el nuevo delito. Las teorías relativas son totalmente opuestas a las absolutas. que es la pena. 2. asesina a su mujer el lunes y estafa a su vecino el jueves. En cuanto a la imposición de la pena. Esto nos hace pensar que la pena es la disminución o anulación del bien jurídico “libertad” perteneciente a una persona. pues se basa en el hecho de que el delincuente la merece según las exigencias de la justicia. Señalan que la pena no tiene como finalidad realizar la justicia. si alguno de estos delitos esta reprimido con cadena perpetua. Para Kant la pena es un imperativo categórico. ya no es posible aplicar la pena que corresponde al delito mas grave. el sujeto Roba un banco el viernes. ¿Cuáles son las teorías que explican la función de la pena? Las teorías que explican la función de la pena son: 1. la pena ataca el bien jurídico más preciado por el hombre -su libertad- pero. en otras palabras. X. El Derecho Penal se caracteriza por imponer sanciones. Aplicar una pena a una persona es disminuirle su capacidad de actuación dentro de la sociedad (pena privativa de libertad) e incluso puede haber casos en que se la anule totalmente (cadena perpetua). en otras palabras. a raíz de la modificación por ley Nº 28730. No obstante. esto sólo se puede dar cuando la sociedad se siente amenazada o lesionada por el comportamiento del individuo. Para Hegel la pena es la afirmación del Derecho que. 742. Esta teoría nos dice que al sujeto que comete un delito se le aplica una pena como retribución al hecho que cometió y que no se utiliza para fines utilitarios. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Por ejemplo. sino un medio de prevención de futuros delitos. sino que desde la reforma indicada deben sumarse las penas privativas que fije el Juez para cada uno de los delitos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave. antes de que se dicte o expida la resolución. Con la nueva modificación de la ley 28730 nos señala que le hecho punible será sometido a proceso y la pena que fije el juez se sumara a la anterior hasta un máximo del doble de la pena del delito mas grave y no puede exceder los 35 años. y no puede excederse de los 35 años. TEORÍAS DE LA PENA Y LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL 741. 740. Es decir. la función de la pena es prevenir delitos como • 277 • . ¿A que llamamos concurso real retrospectivo? Se presenta cuando existe una sentencia condenatoria y posteriormente se descubre que el condenado ha cometido otro hecho punible.

Concibe la pena como medio para evitar que surjan delincuentes de la sociedad. se centra entonces en una función utilitaria de la pena. Prevención general. Teorías de la Unión. Esta afectación impuesta por el Estado al sujeto que ha delinquido se realiza mediante la ejecución de la pena correspondiente. el de aplicación judicial. la aplicación judicial y la ejecución de la condena. la función de la pena es la protección de los bienes jurídicos que sólo se logra a través de la prevención general. Se combinan con ciertos matices la retribución. Va dirigido al sujeto que ya ha delinquido: la pena busca evitar que quien la sufre vuelva a delinquir. la prevención general y la prevención especial. ¿Cuales son las clases de penas que reconoce nuestra legislación penal? Nuestro Código Penal en su artículo 28º reconoce como clases de pena: a. Privativas de libertad b. Se intenta combinar los elementos legitimantes de las teorías absolutas y de las relativas en una suerte de teoría unificadora. 3. e incluso de por vida (o conocida también como “cadena perpetua”). ¿Cuál es el objeto de la pena? De conformidad con los principios generales establecidos por el Código Penal en su artículo IX del Título Preliminar. lo que en cierto modo. centra la problemática en las tres fases esenciales de la vida de la pena: la conminación legal. esta debe ser proporcional al hecho cometido y a al culpabilidad del autor. como forma de prevención especial. El segundo momento de la realización del Derecho penal. pero de forma que tienda a la resocializacion del delincuente. como medio de protección de la persona humana y de la sociedad. alude a la prevención frente a la colectividad. Respecto al Código Penal de 1924. 743. hace referencia a la imposición de la pena por el Juez. Prevención especial. En el primer momento de la conminación legal. 744.DERECHO PENAL • • • medio de protección de determinados intereses sociales. • 278 • . El tercer momento el de su ejecución. la especial tiende a prevenir los delitos que puedan proceder de una persona determinada. a diferencia de la prevención general. Multa Pena privativa de libertad La privación de libertad constituye una afectación al bien jurídico libertad del agente que cometió el hecho delictivo. serviría a la confirmación de los fines de los momentos anteriores. se conjuga con la función preventiva. Relegación. protectora y resocializadora que se atribuye a la pena. ésta tiene por objeto la prevención. En nuestro Código Penal vigente (1991) estas sanciones se integran a la pena privativa de libertad que va desde los 2 días hasta los 35 años. esta clase de pena unifica las anteriores consecuencias jurídico- penales denominadas Internamiento. Penitenciaría y Prisión. Restrictivas de libertad c. que se dirige a la colectividad. Limitativas de derechos d. Así Roxin.

deberá realizarse en entidades asistenciales. a criterio del Juez. orfanatos. lo que consideramos positivo. Nuestra disposición indica que las jornadas serán de diez horas semanales. Para el caso de agentes extranjeros se emplea la expulsión. El trabajo gratuito que se obliga a prestar al condenado. Además. se altera dicha garantía. Penas restrictivas de libertad A diferencia de la pena privativa de libertad. pues al hacerse referencia a “otras instituciones similares” se posibilita el tomar en cuenta otras entidades de las indicadas expresamente. Así lo establece nuestro Código Penal respecto a la prestación de servicios a la comunidad y a la limitación de días libres.P. Si bien se hace una descripción de entidades en las cuales se prestará el servicio. dicha relación no es cerrada. Son sustitutivas porque son aplicables como alternativa de la pena privativa de libertad. consideramos que cuando se establece que ello será “en lo posible”. otras instituciones similares u obras públicas. hospitalarias. Para que se realice la sustitución se requiere una condición objetiva. por lo que nuestro normativa penal exige que la sanción sustituida no sea superior a cuatro años. la de restrictiva de libertad y la de multa. se establece una sanción de limitación de días libres de veinte a cincuenta y dos jornadas. en forma autónoma cuando están específicamente señaladas para cada delito. Se emplea para el caso de agentes nacionales la expatriación con una duración máxima de diez años. aunque de naturaleza “similar”. escuelas. según el dispositivo. políticos y civiles. existiendo al lado de la pena privativa de libertad. Aplicándose en el uso de la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres. (publicación indebida de correspondencia). pues garantiza la eficacia del principio de individualización. y en el supuesto del artículo 164º del C. estas penas no suponen el internamiento en una institución penitenciaria sino el extrañamiento del territorio peruano. ni ser privado de derecho a ingresar en el mismo”. en todo caso la enumeración es ejemplificadora. Son reversibles.P. Asimismo el código indica que los servicios serán asignados conforme a las aptitudes del condenado. la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. inciso 5). • 279 • . La aplicación de estas penas implica una limitación en el ejercicio de determinados derechos económicos. Prestación de servicios a la comunidad Dentro de la orientación de recurrir a la pena privativa de libertad. (supresión o extravío de correspondencia) el legislador establece como sanción la prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas. sin embargo. como ultima ratio. se establecen las penas limitativas de derechos como sustitutivos penales. que pretende recurrir a la pena privativa de libertad como última ratio. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM De ahí que se considere la existencia de dos categorías en la pena privativa de libertad: a) de carácter temporal (2 días a 35 años). y b) de carácter perpetuo. Las penas limitativas de derecho poseen un triple carácter: Son autónomos porque constituyen una especie independiente de pena. porque admiten reaplicación de la privativa de libertad sustituida. establece que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional. en los casos más graves. Ejemplo: en el caso del delito previsto en el artículo 163º del C. Pena limitativas de derecho Siguiendo la orientación político--criminal de nuestro Código Penal. la prestación de servicios a la comunidad constituye una de las sanciones alternativas más interesantes que plasma nuestro Código. Las penas restrictivas de libertad se encuentran en crisis porque no tienen utilidad social. (Artículo 22. apartándose en este punto de otras disposiciones como la brasileña en que las jornadas son de ocho horas. que se relacione con la cantidad de pena privativa de libertad.

P. 34º del C. Nuestro Código extiende la inhabilitación principal de 6 meses a 5 años. con el objetivo que el condenado no sea perturbado ni afectado en su personalidad. pues se tiene cuidado en no afectar el tiempo de las funciones remuneradas. al ser prevista dentro de las penas limitativas de derecho adquiere la categoría de pena principal.). La ley también permite que se pueda autorizar al condenado que preste estos servicios en días útiles semanales. pues al dársele el carácter temporal. en cierto modo. imposibilitaría la organización de los establecimientos en número suficiente. dejando de lado las sanciones indeterminadas. además que quizás no se podría contar con el personal especializado suficiente. Con ella se afecta en cierto modo a la libertad del sentenciado. Particularmente. domingos y feriados. señala que se cumplirá entre los días sábados y domingos. otros. por lo menos con ella se evita la degradación de la personalidad del penado. acrecentado por dos agravantes: brevedad e intermitencia. 35º del C. sostienen que estas penas son pasibles de crítica pues. La pena de limitación de días libres se extenderá de 10 a 156 jornadas de limitación semanales. establece un mínimo de diez y un máximo de dieciséis horas en total por cada fin de semana. desempeñar cargos o profesiones o ejecutar una determinada actividad. a lo más permanece privado de recreación los días sábados. Nuestra norma a diferencia de otras legislaciones no ha tomado en cuenta los días feriados. Nuestra disposición penal también precisa el mínimo y el máximo de las jornadas de servicios semanales: de 10 a 156 (art. • 280 • . Nuestro C. Entendemos que ha sido positivo. ya que priva al sentenciado de la práctica de ciertas actividades en que se muestra irresponsable o peligroso (prevención especial). de modo que no se perjudique la jornada normal de su trabajo habitual. Inhabilitación La inhabilitación de acuerdo al Código Penal (art. con esta sanción no se le aleja de su trabajo ni se rompen los vínculos con su familia.P. dándose una compatibilidad entre el trabajo penal y el trabajo profesional. Además. el establecer un límite a la inhabilitación principal. producto de la prisionización. Algunos autores consideran que estas penas tienen mayor certificado en la prevención. lo que consideramos positivo. salvo los supuestos de los artículos 39º y 40º en que constituye una pena accesoria. que se cumplirá en un establecimiento organizado con fines educativos y sin las características de un centro carcelario (art. A esto se ha agregado la absoluta falta de condiciones para la ejecución de la medida.DERECHO PENAL • • • Además. no precisando la exposición de motivos el por qué de esta decisión. Un sector de la doctrina ha hecho mención que esta clase de pena presenta los inconvenientes de la prisión celular. proveyéndose el caso en que el condenado no pueda hacerlo los días sábados y domingos. a diferencia del brasileño que se fija en cinco horas diarias (diez semanales).). 36º). Precisamente éste es uno de los aspectos más cuestionados de la pena de limitación de días libres. en relación con la facultad de ejercitar ciertos derechos. que al no alejarse al condenado de su centro de trabajo se evita que su familia sufra alguna alteración económica que acarrearía mayores problemas. Limitación de días libres La finalidad de esta pena está en sustituir las penas privativas de libertad de corta duración. se presenta como más aflictiva que las penas detentivas.P. creemos que si bien esta norma es un reto en cuanto a su posible ejecución. se humaniza el rigor de las prohibiciones. pues se considera que los siempre reducidos recursos económicos de los que se puede disponer. De esta manera. al retirar la posibilidad de trabajo.

43º del C. b) cuando se aplica acumulativamente con pena limitativa de derechos.P). De esta manera. la gravedad de la conducta y otras circunstancias. es pues quien criminaliza la conducta. siendo el Estado el que prescribe la pena resulta coherente afirmar que tanto pena como delito son su producto.). de su familia o de las personas que de ella dependen En el primer inciso del art. no comporta ningún peligro de contagio criminal. a diferencia de la pena privativa de libertad. temporal. preservándolo de la cárcel. quien establece lo que es delito. y 3. El importe no podrá ser menor del 25% ni mayor del 50% del ingreso diario del condenado. 745. Si bien la multa debe pagarse dentro de los diez días de pronunciada la sentencia (art. se entiende que el ordenamiento jurídico no puede exigir si no ha proporcionado o no se dan las condiciones necesarias para que la persona pueda asumir una tarea determinada. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente. Un sector de la doctrina considera algunas ventajas de la pena de multa como el respeto a la personalidad del condenado. Por tanto. en cuyo caso el Juez. a pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Pena de multa La pena de multa consiste en la obligación impuesta al condenado.P. Los intereses de la víctima.). como lo hace nuestro Código Penal. En la doctrina se considera que el juez al establecer el número de días-multa no se debe dejar influenciar por el patrimonio del condenado. Para determinar la cantidad de los días-multa el juez deberá tomar en cuenta el menor o el mayor grado de injusto. cuando viva exclusivamente de su trabajo. esto es. se señala que se podrá efectuar mediante el descuento de la remuneración del condenado: a) cuando se aplica aisladamente. que para imponer una pena el sujeto debe ser responsable. al igual que la disposición del C. que el sujeto pueda responder frente a tareas concretas que le exige el sistema.P. siempre conforme a los límites previstos en el artículo 42º de la normativa penal. no lo discrimina ante el público. pues en esta fase inicial sólo se podrá tomar en consideración el grado de responsabilidad. La pena de multa es prevista por diversas legislaciones bajo distintos sistemas (clásico. Para la determinación del importe del día-multa se tomará en cuenta el ingreso diario del condenado (art. el que no arranca al delincuente de su profesión. el Código prevé el supuesto que el condenado tenga la dificultad de pagar. ¿Qué debe tener en cuenta el juez al momento de fundamentar y determinar la pena? El Juez. Si se parte del criterio. 2. no es su producto. En cuanto al cobro de la multa. 45º del C. dando cabida a lo que se denomina corresponsabilidad o co- culpabilidad. Su cultura y sus costumbres. 41º del C. el sujeto es el que realiza el delito. • 281 • . Además. se establece que el Juez debe tomar en cuenta las “carencias sociales que hubiere sufrido el agente”. nuestro Código Penal acoge el sistema de días-multa (art. el grado de responsabilidad más o menos intenso y las demás circunstancias legales y judiciales. “el delito” es una “construcción”. podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales. no acarrea gastos económicos al Estado sino que los aporta. de pagar al estado una determinada suma de dinero. al momento de fundamentar y determinar la pena. deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 1.P. brasileño. díamulta).P. familia o demás relaciones sociales. Si bien es cierto. Además. o c) fuere concedida la suspensión condicional de la pena. 44º del C. El Estado es el que determina qué conducta es prohibida.

Basta observar el tratamiento económico de la reparación civil en los procesos penales por delitos culposos en accidentes de tránsito para detectar las graves distorsiones del sistema. en razón de no haberle brindado las posibilidades para responder frente a las tareas que le exige el sistema. ¿Qué se entiende por habitualidad y reincidencia? Son situaciones que podrían ser valoradas por el juez para efectuar el incremento de la pena. donde coexisten distintas culturas (“vías de vida”). otorgársele a la víctima mayor intervención en el tratamiento de los conflictos. de acuerdo a la Constitución Política peruana (artículo 161º). habiendo sido establecida por el Proyecto de Código Penal de septiembre de 1989 (artículo 50º. entrando en muchos casos en conflicto (sociedad conflictual). es una especie de perdedor por partida doble: frente al infractor y después. es destacable la introducción de dicha disposición. reducir el costo social de la pena. para comportarse según las normas de convivencia social. tendentes a acortar las diferencias con el infractor. pues en diversos casos estará en conflicto con los patrones de conducta de otros grupos culturales o subculturales. en el inciso 2 del art. El Derecho penal de mínima realización supone la protección privilegiada de la víctima. y la mantenida por los proyectos de julio de 1990 (artículo 51º. quien está excluida de cualquier participación en su propio conflicto. frente al Estado. En esa perspectiva. de su familia o de las personas que de ella dependen”. De otro lado. aceptando una responsabilidad parcial en la conducta delictiva. Cada vez resulta más injustificado que el sistema penal pretenda proteger intereses generales sin percatarse que éstos no sueles ser los de las víctimas de los delitos. inciso 2).P. Finalmente. también es cierto que. Si bien la disposición en comentario. Siendo el Perú un país pluricultural. la corresponsabilidad o co-culpabilidad es aquella parte de la culpabilidad por el hecho con que debe cargar la sociedad. El sistema penal expropia los conflictos a la víctima. La situación de la víctima no puede ser más desfavorable en el sistema penal. inciso 2). hace mención de la cultura y costumbres del agente. y más aún puede considerársela insignificante. Esta interesante disposición constituye un aporte de nuestro Código Penal. mea culpa que tiene el efecto de enervar el derecho de castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad”. etc. el “Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas”. y se lo descarga al autor. inciso 2) y de enero de 1991 (artículo 45º. Además. ella implica el reconocimiento por parte del sistema de la necesidad de tomar en cuenta a la víctima. que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de determinar la pena.P. en la exposición de motivos de nuestro Código Penal se afirma que de “esta forma nuestra colectividad estaría reconociendo que no brinda iguales posibilidades a todos los individuos para comportarse con adecuación a los intereses generales. Así. 45º del C. Si bien la sola fórmula del inciso del presente artículo 45º no es suficiente para afirmar que se plasma en toda su extensión el principio de la víctima. cuando menos. es entendible que el discurso oficial no sea aprehendido por toda la sociedad peruana. en la que junto a los patrones de conducta del sistema oficial coexisten los de otros grupos culturales.DERECHO PENAL • • • Por otra parte. son circunstancias cualificadas de agravación que cumplen una función diferenciador basadas en la prevención especial. también. 746. 45º del C. asegurar la posibilidad de indemnización de la víctima. no va a resolver dicha problemática. • 282 • . el inciso 3 del art. Una estrategia de privatización de conflictos como modelo político-criminal para la descriminalización de ciertos delitos nos parece que merece atención. cuando menos significa el reconocimiento por parte del discurso oficial de la existencia de otros patrones culturales. establece que el Juez debe tomar en consideración los “intereses de la víctima.

se aplicarán para efectuar “el descuento correspondiente a la parte de pena convertida que hubiese sido ejecutada antes de la revocatoria”. Para que se revoque la conversión. 2.P. de la prestación del servicio asignado o la jornada de limitación de días libres.P. 53º del C. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM La reincidencia esta regulada por el artículo 46 . Revocada la conversión. la revocación no se da.B del código penal y dice: el reincidente es aquel sujeto que cumplió total p parcialmente una condena firme privativa de libertad dictada por cualquier tribunal del país y es condenado por un nuevo delito doloso. La habitualidad se encuentra regulado por el articulo 46 . Un día de privación de libertad por un día-multa. o de multa (v. sea del pago de la multa. Art. ¿Qué regula la conversión de la pena privativa de libertad? Regula la operatividad de la conversión de la pena privativa de libertad en otra pena (multa. 55º y 56º del C. un delito doloso sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años.. La equivalencia que se establece es la siguiente: a. 54º del C.C del código penal. Un día de multa por cada día de privación de libertad. debe ser justificado.). que si la sanción prevista fuera la de prestación de servicios a la comunidad (así el caso del delito previsto en el artículo 163°) o la de limitación de días libres (ejemplo. el delito previsto en el artículo 131°).P. c. 53º. representa una situación mas grave pues se trata de aquel que se dedica a la actividad delictiva por lo que representa un mayor peligro. ¿En qué consiste la conversión de la pena de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres en privativas de libertad? Consiste en el incumplimiento injustificado de la pena de prestación de servicios o de la jornada de limitación de días-libres por parte del condenado (art. el incumplimiento por parte del condenado. Resulta destacable que para revocar la conversión. la pena cumplida con anterioridad será descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes: 1. el nuevo delito debe estar sancionado con pena privativa de libertad. El incremento de su pena puede ser hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. 55º del C. Las equivalencias indicadas en el artículo 53°. En el caso en que el condenado cometa. 54º.P. el delito previsto en el artículo 164°).) se hará previo apercibimiento judicial. 52º del C. Una jornada de servicio a la comunidad o una de limitación de días libres por cada siete días de pena privativa de libertad. dentro del plazo de ejecución de la pena convertida según el artículo 52°. Como se indica. • 283 • . el Juez tendrá la posibilidad de la conversión (art. El condenado deberá cumplir la pena privativa de libertad impuesta por el nuevo delito y la que resta de la primera sentencia. Los delitos cometidos deben ser de la misma naturaleza y sobre ellos no debe mediar condena alguna y el incremento de la pena puede ser hasta una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal 747. Siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad.) en los casos que no fueran procedentes la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio. la pena convertida se revocará automáticamente y será declarada así en la nueva sentencia condenatoria (vid. b. esto es. gr.). pues de lo contrario no procede la revocación. prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres) en el artículo 52º. el habitual tiene por lo menos tres delitos cometidos en un periodo que no supera los cinco años. 748. La revocación (art. Esta norma constituye una expresión del criterio de recurrir a la pena privativa de libertad como ultima ratio.P. Siete días de privación de libertad por una jornada de limitación de días libres.

750.). se establece que en el caso que se imponga conjuntamente la pena privativa de libertad y la de multa. posibilitando su conversión en penas privativas de libertad. En el Código Penal. Solvente será el condenado que puede efectuar el pago de la multa en los términos establecidos en la ley. y se hará conforme a las equivalencias establecidas en el artículo 53º. En el segundo caso b) la pena de multa se convierte en una limitativa de días libres o de prestación de servicios a la comunidad. 56º del C. En este caso. Además.DERECHO PENAL • • • Una de las características de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres es que son reversibles. En el primer caso a) se dan dos posibilidades: . tenga la posibilidad que en cualquier momento pueda pagar la multa. • 284 • . Se trata de la condena condicional o pena condicionalmente suspendida. al que le convirtió la pena de multa en otra. pudiendo devenir en insolvente por causas ajenas a su voluntad. Ellas desocializan antes que favorecer la resocialización del presidiario. lo que tiene como objetivo garantizar su eficacia. las penas cortas de prisión se prevén para delitos poco graves. En esa perspectiva se establece que si el condenado incumple injustificadamente con la prestación de servicios o con la jornada de limitación de días libres. Existen diversas razones para evitar la aplicación de las penas privativas de libertad de corta duración. La equivalencia será la de un día de pena privativa de libertad por cada día-multa no pagado. ¿En qué consiste la suspensión de la ejecución de la pena? Consiste genéricamente en la suspensión del cumplimiento de la condena durante un cierto período en el que se establece determinadas condiciones que si son cumplidas permiten declarar extinguida la responsabilidad.Ejecutar la pena en sus bienes. ¿A quiénes se reserva la conversión de la pena de multa? La conversión de la pena de multa a privativa de libertad se reserva tan sólo como una posibilidad en el caso del condenado solvente que no pague la multa o frustre su cumplimiento (art. Finalmente.Convertirla en pena privativa de libertad.P. se distingue entre: a) el condenado solvente que no paga la multa o frustra su cumplimiento. Lo que sin duda es destacable es que se haya establecido que el condenado. Sin lugar a dudas se requerirá una disposición legal complementaria que dé pautas para su cumplimiento.Una jornada de prestación de servicios a la comunidad por cada siete días-multa impagos. La conversión se dará previo apercibimiento judicial. b) el condenado que deviene insolvente por causas ajenas a su voluntad. se convertirán en penas privativas de libertad. se adicionará a la primera la que corresponde a la multa convertida. y. Responde este instituto político-criminal a criterios del Derecho humanitario que propicia darle al infractor una oportunidad de probar para el futuro su respeto al orden jurídico -sistema de sometimiento a prueba-. descontándosele el equivalente a la pena privativa de libertad o prestación de servicios comunitarios cumplidos a la fecha. La equivalencia será la siguiente: .Una jornada de limitación de días libres por cada siete días-multa impagos. o . . para los cuales bastarían penas menos traumáticas. la conversión se dará previo requerimiento judicial. 749.

o Incumplimiento de las reglas de conducta (art. son entregadas a la discrecionalidad del juez. personalidad del agente y otras circunstancias. Visitar periódicamente la Iglesia. siempre que no atente contra la dignidad del condenado. Todas las medidas a adoptar por el incumplimiento de las reglas de conducta o la condena de otro delito. poco importa que cualquiera de las penas no excedan el límite señalado y habrá que computar en función a la pena más grave. situación que no ha sido precisada • 285 • .) 1. En lugar de la revocación es posible disponer la prórroga del periodo de prueba. prórroga del periodo de suspensión o la revocación de la suspensión de la pena.. b) Presupuestos subjetivos: que la naturaleza. pues en verdad lo que se suspende no es la condena sino el cumplimiento de la pena impuesta. En caso de concurso de delitos. Dada la eliminación de la reincidencia. comparecer personal y obligatoriamente al juzgado para informar y justificar sus actividades. o la condena por otro delito puede originar: amonestación al infractor. 4. Plazo de suspensión: El período de suspensión de la ejecución de la pena es de uno a tres años. 58 del C. tratamientos de desintoxicación o deshabituación u otros que no atenten contra su dignidad. es necesario recalcar que el Juez no puede imponer al condenado deberes inexigibles o de dudosa constitucionalidad (v.” En verdad. Este plazo de suspensión debe ser fijado según la naturaleza del delito. No obstante. afiliarse a determinadas asociaciones. o Reglas de conducta (art. Otros deberes que el Juez podría señalar serían por ejemplo: indicar al sentenciado la frecuencia de cursos de habilitación profesional. Aquí está prevista la revocación facultativa diferente al supuesto de revocación obligatoria prevista en el artículo 60º del C. Requisitos: El artículo 57º del C. Incumplimiento de las reglas de conducta: El incumplimiento de las reglas indicadas en el artículo 58º del C. La ley señala un límite hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. nos parece acertada la decisión del legislador de reemplazar la denominación “condena condicional” por la de “suspensión de la ejecución de la pena”. sin necesidad de sometimiento a ciertos deberes ni control. 1. establece dos clases de presupuestos para que el juez decida suspender la ejecución de la pena: a) Presupuestos objetivos: que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. adoptando el sistema franco-belga (exposición de motivos). sin que la prórroga acumulada exceda de tres años.P.). salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. los demás deberes que el juez crea convenientes a la rehabilitación social del agente. 59º del C. Amonestación: Esta medida aplicable a las infracciones menores de las reglas de conducta o infracciones penales menores (delito con pena menor a tres años) supone reprender o amonestar al infractor y puede ser pública (audiencia admonitoria) y privada. modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito. 2. 2.P. que el agente no tenga en su poder objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito.P. etc. reparar los daños ocasionados por el delito. la práctica de otra infracción penal durante el período de prueba no revoca necesariamente la sursis. el condenado rehabilitado puede ser susceptible de sursis. siendo necesaria una sentencia condenatoria. y. De este modo. gr. prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez.P. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM El Código Penal de 1924 introdujo en su artículo 53º la llamada condena condicional. 3.) El Juez al otorgar la sursis impondrá medidas de conducta: prohibición de frecuentar determinados lugares.P. “El sistema franco-belga del sursis supone el pronunciamiento de la pena pero con suspensión de su cumplimiento durante un determinado periodo de prueba.

) 1.P. Resolución del fallo condenatorio: Toda sentencia está compuesta de tres partes: expositiva. 62º del C. inc. El juez deberá declarar la extinción pero. Poco interesa el cuantum de la pena que se aplicó o la fecha de la comisión de la infracción (anterior o posterior al que originó la sursis) o si fue realizado durante el periodo de prueba. ésta surgirá como sustituto de la pena privativa de libertad. Cuando la pena sea privativa de libertad no mayor de 3 años o con multa. a condición que con la aplicación de esta medida no se cometa un nuevo delito. 751. cuya pena privativa de libertad sea superior a tres años. si no lo hace. así como las responsabilidades civiles. que contiene el relato de los hechos. cuál es la más conveniente al caso juzgado. En este caso. La respuesta está condicionada a la orientación preventiva general o especial que fundamentaría la sursis. por lo que no habrá reserva del fallo en ningún caso respecto de estas últimas. 63º del C. en todo caso. El juez deberá elegir entre las dos. b. o Cumplimiento de las condiciones (art. La reserva se diferencia de la suspensión de la ejecución de la pena por la no pronunciación del fallo que produce como consecuencia la no existencia de antecedentes penales. el conocimiento posterior de un delito doloso o de otra razón que haga pensar que la sursis no le correspondía al sujeto. Esto supone la extinción de la pena aplicada. • 286 • . Con respecto de los tipos de penas en que se dispondrá la reserva. Efectos de la reserva (art.) La suspensión de la pena será revocada si durante el plazo de prueba el agente es condenado por la comisión de un nuevo delito doloso.) Expirado el período de prueba sin que el condenado infrinja reglas de conducta de manera persistente y obstinada o.P. El plazo de la reserva será de uno a tres años desde que la decisión adquiere la categoría de cosa juzgada. atendiendo a criterios preventivos como la personalidad del sujeto. Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación. utilizando los mismos criterios preventivos que en la suspensión de la ejecución de la pena (artículo 57º.P.DERECHO PENAL • • • por el Código Penal de 1991. la considerativa. de multa y limitativas de derecho. sin que cometa nuevo delito doloso. pues “esa extinción no depende del despacho judicial”. 60º del C. pero en la actualidad la sentencia es abarcar a los otros tipos de penas. Se relaciona con el principio de prevención establecido en el artículo I del Título Preliminar del C. las circunstancias del hecho y duración de la pena a imponer o impuesta. pero no de las penas restrictivas de libertad. 2). donde el juez hace una apreciación de la prueba actuada. que contiene la decisión del tribunal. Extinta la pena.P. 61º del C. c. El Código sólo se refiere a las penas privativas de libertad. fijando la pena o medida de seguridad a imponer. y la parte resolutiva. la condena se considera como no pronunciada. valorándola y declarando la responsabilidad del sujeto. ¿En qué consiste la reserva del fallo condenatorio? La reserva del fallo condenatorio (art. Cuando la pena no supera las noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. no puede originar la revocación de la suspensión. se ejecutará la pena suspendida y la que corresponda por la segunda infracción. la pena será igualmente extinta.) consiste en una alternativa a la pena privativa de libertad de corta duración lo mismo que a las de multa y limitativas de Derecho. En este sentido nuestro Código dispone la reserva en los siguientes casos: a.P. o Revocación de suspensión de la pena (art.

d. para informar y justificar sus actividades. fiscalizar y orientar al agente de modo que no haga innecesaria esta institución.. Comparecer mensualmente al juzgado. En ningún caso la prórroga acumulada sobrepasará de tres años. En este sentido. etc.Esta se refiere a la reparación que debe hacer el sujeto hasta donde le sea posible. Hacerle una severa advertencia.. un control y una molestia adicionales que le dificulte en su normal desenvolvimiento o libertad. a través de un certificado de conducta llamado certificado de antecedentes penales. Prohibición de frecuentar determinados lugares. sino solamente no fijar la pena. se establecerán las consecuencias civiles derivadas del delito. f. 2. educador y reintegrador.Tiene como finalidad hacer efectivas las reglas de conducta impuestas y que puedan ser controladas. Reglas de conducta (art. salvo que demuestre que esté imposibilitado de hacerlo. b. se impondrán reglas de conducta que conformará el periodo de prueba. casas de juego.. lo que se suspende es la determinación de la pena y no su cumplimiento. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez. pero se consideran tanto la parte expositiva como la considerativa en donde se declara la responsabilidad del agente.Referido a determinados lugares que pueden ser considerados como ambientes nocivos. es recomendable que se resuelva suspender el fallo abriendo un periodo de prueba en la que se establecen las reglas de conducta que el sujeto tendrá que cumplir. sólo para el caso de la reserva del fallo condenatorio. Que el agente no tenga en su poder objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Revocar el régimen de prueba. Reparar los daños ocasionados por el delito.Con la finalidad de prevenir nuevos delitos. siempre que no atenten contra la dignidad.. Dicha regla refuerza el deber de indemnizar los daños que impone el Derecho Civil. a diferencia de la suspensión de la ejecución de la pena. e. pero que el Juez la tome como necesarias siguiendo los criterios preventivos que mantiene este Código. Del mismo modo. es decir. las reglas no pueden imponer al sujeto cargas inexigibles. prostíbulos. Al parecer es favorable que no se establezcan obligaciones en forma genérica que pueden suponer para el sometido a ellas. Prorrogar el régimen de prueba sin exceder la mitad del plazo inicialmente fijado. Registro Judicial: Su finalidad no es otra que la de proporcionar información acerca de condenas a penas y a medidas. • 287 • .Esta medida permite al Juez que conoce del caso. Estas reglas son las mismas que las indicadas para la suspensión de la ejecución de la pena y tienen un carácter preventivo especial. 64º del C. 3. En este sentido. o.. por razones atribuibles a su responsabilidad.P. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM En la reserva del fallo (“probation”) el juez sólo se abstiene de dictar la parte resolutiva.. en la que sí existe pena. En la reserva del fallo. personal y obligatoriamente. Debido al obstáculo que ofrecen al sujeto los antecedentes penales para su normal desenvolvimiento social. con la finalidad de evitar la comisión de un nuevo delito. Reglas de conducta en la reserva del fallo condenatorio. Por ejemplo: bares.Aquí se consideran todas las demás reglas que no se encuentren indicadas expresamente. el Juez puede prior la tenencia de armas o de cualquier otro objeto que pudiera servirle de ocasión o estímulo para cometer nuevos delitos.El Código establece que al disponer la reserva del fallo. lo que nos parece positivo.. el legislador ha optado por suspender su inscripción en el Registro Judicial. para la rehabilitación del sujeto. el Juez podrá: 1. Las demás reglas de conducta que el Juez estime convenientes para la rehabilitación social de agente. Las reglas señaladas en nuestro código son las siguientes: a. 2. c. Creemos que esto no implica no resolver.) 1. Incumplimiento de las reglas de conducta Cuando el agente incumpliere las reglas de conducta impuestas.

la normativa penal no lo establece. 753. Capitulo I de los artículos 92º al 101º de la Parte general del Código Penal.P. y que se limita tan solo al campo penal. extendiéndose a las penas limitativas de derecho y multa. se declarará extinguido este periodo. o a los causahabientes de la misma. como explica SAN MARTÍN CASTRO “una declaración de voluntad interpuesta ante el órgano jurisdiccional penal. daño o injuria. satisfacción completa de una ofensa.P. en su caso. culpa. sino de exención de pena por falta de merecimiento en los casos que la responsabilidad del agente fuere mínima. de hacer o de no hacer que el juez o tribunal establecerán atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable. le corresponde para reponer las cosas en el estado anterior. ¿Qué es la reparación civil? Según la Real Academia Española en su diccionario de la lengua española la reparación es la “acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas. Pero ésta no es la última consecuencia que se deriva de un hecho punible. el daño o perjuicios causados en el patrimonio económico y moral de la víctima. En nuestra legislación penal se encuentra regulada en el Titulo VI. Subsisten. deben resarcir a la víctima de la infracción del orden jurídico. Esta extinción no depende del despacho judicial. al señalar que “La responsabilidad que se origina de un delito. Como vemos.) consiste en la declaración de la responsabilidad. compensatorio o indemnizatorio). el concepto de reparación posee una acepción amplia que permite abarcar varias opciones semánticas. no se trata de un acto de gracia. es la obligación que al responsable de un daño por dolo. por ello sería recomendable que la exención implique no inscribirlo en los Registros Judiciales. claro está. convenio o disposición legal. Con respecto a su inscripción en los registros judiciales. pues. económico (restitutorio. el daño y los perjuicios causados. La exención está reservada al arbitrio del Juez y se pronunciará con la sentencia.” Así también se señala que la reparación del daño. Un enfoque similar es el que posee PEÑA CABRERA. sobre todo. con la finalidad de verificar. como sostiene LARRAURI PIOJAN. es. dentro de lo posible. no es tan solo la pena.). También es sinónimo de desagravio. que aparte de cumplir la pena o medida de seguridad. moviliza todo el sistema jurídico de un Estado. Ahora bien. ¿En qué consiste la exención de la pena? La exención de la pena (art.. El Código Penal limita la exención para las penas privativas de libertad no mayor de dos años. La última consecuencia de un delito. de todo quebranto de orden económico. Otra definición que podemos ensayar es entender la reparación del daño como la obligación de los responsables de éste. 752. así como no efectuado el juzgamiento. “en la reparación del daño se puede dar indistintamente obligaciones de dar. o material (prestación de un servicio) a favor de la víctima (individual o colectiva). Entre ellas destacan. y para compensar las pérdidas de toda índole que por ello haya padecido el perjudicado o la víctima. las que se identifican con “aquellas medidas que realiza el infractor de contenido simbólico (presentación de disculpas). en lo posible. y luego castigar al sujeto a quien es inherente esa responsabilidad. y sustentada en la comisión de • 288 • . sin sanción penal. Según BARJA DE QUIROGA. a pesar del castigo impuesto al sujeto responsable. el tercero civil. 68º del C. dirigida contra el autor o partícipe del delito y.Si expirara el plazo del periodo de prueba sin la concurrencia de cualquier motivo de revocación. Este resarcimiento obligatorio es la llamada Reparación Civil” En lo esencial la reparación es una pretensión particular del afectado por el delito. 67º del C.DERECHO PENAL • • • Cumplimiento del plazo (art. determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa”. sino la obligación de reparar.

En ambos casos la norma requiere un pronóstico de peligrosidad que deberá realizar el Juez. sino también sanciones civiles con carácter reparador. por el sólo transcurso del tiempo. y. 755. además de considerar la aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 2º del Código Procesal Penal de 1991. así como para su cumplimiento. es necesario conocer las situaciones que interrumpen la prescripción (art. a la restitución del bien o. ¿Qué responsabilidad penal alcanza a las personas jurídicas? De acuerdo a nuestra legislación penal las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal. surge cuando transcurre un plazo igual al máximo legal de la pena dispuesta para el delito cometido (art. 754. como prescripción de la acción a mérito de la cual ya no puede solicitarse ni continuarse la instrucción ni el juzgamiento. esta medida se sustenta en la teoría alemana “del actuar en lugar de otro”. tomando en consideración el pronunciamiento de los expertos.” Las consecuencias de un delito no son solo la pena y la medida de seguridad. el Código Penal prevé una serie de consecuencias accesorias (art. cuando desde la comisión de un hecho punible hasta el momento en que se trate d e enjuiciarlo se ha cumplido con el lapso marcado por la ley. si no es posible. ¿Dentro de las consecuencias personales. etc. cuáles se aplican a los inimputables que han cometido algún delito? Los inimputables a los que fuera atribuible un delito (cuya existencia se ha determinado judicialmente) serán sujetos a una medida de seguridad que si bien importa la restricción de un derecho como las penas. tales como: la clausura de locales. 80º). gira en torno al momento en que se produjo la interrupción de la prescripción ordinaria. ¿Cuáles son las clases de medidas de seguridad? Las medidas de seguridad que prevé el Código Penal son de dos clases: a) El tratamiento ambulatorio que se aplica con la pena a inimputables relativos. es decir. el pago de su valor. por la cual solicita la condena tanto de los primeros cuanto del segundo. • 289 • . a la indemnización de los daños y perjuicios. y causas de extinción de la acción de ejercicio privado como la transacción. y.) cuando la persona jurídica ha sido utilizada como instrumento para cometer delitos. del derecho de perseguir o castigar a un delincuente. 756. Sin embargo.P. la amnistía. ¿En qué consiste la prescripción de la acción penal? Es la extinción que se produce. 83º). b) el internamiento que se aplica a inimputables absolutos. toxicómanos o alcohólicos.gr. la cosa juzgada. La prescripción penal obra de dos maneras. La reparación civil tiene por finalidad la reparación del daño ocasionado. el desistimiento y la conciliación. La segunda. V. Esto se produce porque de muchos hechos punibles se derivan infracciones a los intereses particulares de la víctima. el decomiso de sus bienes. El desarrollo de la prescripción extraordinaria se realizará en el punto referido a las situaciones que interrumpen la prescripción. tiene una finalidad curativa y de tutela. La prescripción de la acción penal tiene como premisa la realización de un hecho punible que aún no ha sido sancionado penalmente (no hay sentencia firme). ¿Cuáles son las causas de extinción de la acción penal que prevé nuestra legislación? Se prevén como causas generales la muerte del procesado. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM un acto penalmente antijurídico que ha producido daños en el patrimonio del perjudicado o actor civil. la prescripción. no está limitado a la persona del infractor sino que puede ser transmisible a sus herederos o terceros. La primera. 757. la disolución de la persona jurídica. y como prescripción de la pena. 105º del C. si sus actividades configuran un acto delictivo deberá responder su representante legal. 758. por lo que no puede obligarse a sufrir la pena impuesta. La prescripción de la acción penal puede ser de dos clases: Ordinaria o Extraordinaria.

Grijley. Lima. Derecho penal-Parte general. C. MUÑOZ CONDE. En: Problemas Actuales de Dogmática Penal.. ed. Vol. Valencia 2004. Madrid.. el indulto y el perdón del ofendido. 2ºed.Parte General”. Tratado de Derecho penal-Parte general. Tirant lo Blanch 2002. CREUS. Lima.. BIBLIOGRAFÍA BACIGALUPO. Praxis. Luis Miguel. La estructura de la teoría del delito). San Marcos. Universitas. 1998. 2005. Miguel Díaz y García Conlledo y Javier De Vicente Remesal. Lecciones de Derecho penal-Parte general. ARA Editores. S. “Manual de Derecho Penal . 1997. I. “Derecho Penal-Parte General”. Ediciones Jurídicas. ¿Cuáles son las causas de extinción de la pena? Se consideran como causas de extinción de la pena. ROXIN. valencia. Buenos aires. la prescripción. Buenos aires-Montevideo. la amnistía. LUZÓN PEÑA. 7ª Edición. Ed. PEÑA CABRERA. Derecho penal-Parte general.DERECHO PENAL • • • 759. Parte General.. Traducción de la 2ª Edición Alemana y Notas por Diego Manuel Luzón Peña. Lima.. Derecho Penal . Derecho penal-Parte general. B de F. Fundamento y teoría de la imputación. Manual de derecho penal. Santa Rosa. Derecho penal-Parte general. 1997. QUINTEROS OLIVARES. José. Civitas. Derecho penal. 2000. Buenos Aires. Tirant lo blanch. C. 2004 VILLAVICENCIO. 1996. 1999. ZUGALDÍA ESPINAR. Parte general. “Curso de Derecho Penal . BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE. Derecho penal-Parte general. Derecho penal-Parte general. Aranzadi 2000. la muerte del condenado. Madrid. Grijley. La Autoría mediata por dominio en la Organización.Parte General. Lima. Lima. Astrea. VILLA STEIN. MIR PUIG. • 290 • . Tomo I (Fundamentos.Madrid. Lima. Ara. 1997 ROXIN. Ed. BRAMONT-ARIAS TORRES. Navarra. Estudio programático. E. 2006. JAKOBS. Parte general. Derecho penal. Marcial pons. 1997. Barcelona. 2000. 2004.Parte General”. D. ZAFFARONI.

En el mencionado artículo se incluye la expresión “durante el parto”. 110 CP. es el momento del parto el punto de partida en esta cuestión. Segunda Cuestión: ¿Cuándo acaba la vida humana? La respuesta es unánime: la vida humana acaba con la muerte. a) Vida humana dependiente: El objeto de protección es la vida humana. Por el contrario. puesto que todavía no existe el objeto de protección. esto es la vida humana. • 291 • . Pero surge de inmediato el siguiente interrogante: ¿Cuándo se entiende en el ámbito de derecho penal que una persona está muerta? Actualmente la mayoría de la doctrina sostiene que una persona se considera muerta cuando ya no existe actividad cerebral. Esta última posición es la que consideramos más correcta. Se requiere el desprendimiento de la madre. según argumentan algunos autores. 1. ¿Que son los delitos contra la vida el cuerpo y la salud? La vida es un bien jurídico principal en nuestra sociedad. Antes de iniciar el análisis de los diferentes delitos que se establecen contra la vida hay que precisar el termino “Vida”. Para solventar esta cuestión hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. dentro de la cual hay que considerar tanto la vida del embrión o el feto como la vida de la persona. Primera Cuestión: ¿Cuándo se inicia la vida humana? 1. (…) b) Vida humana independiente: Dentro del concepto genérico de vida humana hay que distinguir entre vida humana dependiente y vida humana independiente. todo medio que se utilice con posterioridad a la anidación podrá ser considerado abortivo. 2. 3. No obstante. con el desarrollo de la ciencia cada vez se puede precisar con mayor exactitud dicho momento. Se requiere que el feto vida 24 horas desprendido del claustro materno. Se establece el plazo de tres meses para determinar el comienzo de la vida. Comienza con la “anidación” del óvulo fecundado en el útero de la mujer. No puede dudarse que el feto y el embrión disfrutan también de vida humana sólo que de manera dependiente de la vida de otra persona-la madre-. pero en este punto hay diferentes opiniones. de esta forma es proclamada por nuestra constitución en el inciso 1 del artículo 2. al que toda persona tiene derecho. por tanto. I. Todo medio que impida la anidación del óvulo fecundado en el útero de la mujer será considerado un método anticonceptivo. dado que. Por tanto. referido al infanticidio. A este respecto la doctrina moderna distingue entre “vida humana” o “vida humana dependiente” y “vida de la persona” o “vida humana independiente”. existen otras opiniones que entienden producida la muerte de una persona cuando ésta deja de respirar o cesa el latido de su corazón. Vida Humana Independiente y vida humana dependiente: el bien jurídico protegido. se considera protege la vida humana independiente. delito que. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM PARTE ESPECIAL DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 760. a partir de la anidación podremos hablar de vida humana. I. La vida se protege de modo absoluto aunque según nuestra constitución existen excepciones a esta regla general así el artículo 140 de la constitución establece la pena de muerte para los delitos de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Esto toma suma importancia porque nos ayudará a diferenciar cuándo nos encontramos frente a medios anticonceptivos y cuándo ante medios abortivos. Se inicia con la fecundación del óvulo por el espermatozoide. 2. pero será necesario delimitar cuándo comienza el parto. Los autores asimilan este concepto al de “recién nacido”. (…) II. puesto que existe la esperanza de que surja la vida de una persona.

Ante esta diversidad de opiniones. Bien jurídico protegido El bien jurídico tutelado es la vida humana independiente desde el nacimiento hasta la muerte.DERECHO PENAL • • • 3. ¿A qué llamamos homicidio? JULIUS CLARUS lo definía como “la muerte de un hombre ocasionada por otro hombre”. En cuanto a loso medios estos pueden se r de cualquier índole materiales o morales siempre que no se trata de aquellos que pudieran agravar el homicidio. El comienzo de la expulsión motivada por el parto. el homicidio simple debe contener una acción u omisión determinada que protagoniza el agente y que necesariamente origina o causa el resultado muerte. desde el momento en que el sujeto funcionalmente actúa de forma autónoma de la madre. opinión sustentada sobre la idea de “reprochabilidad”. La percepción visual. lo que comparte ya un criterio naturalistico pues “la presencia de vida se determina conforme a criterios científico- naturalisticos”. Tipicidad objetiva En cuanto al sujeto activo este puede ser cualquiera lo mismo que el sujeto pasivo. Conforme esta concepción la vida humana como proceso vital físico-biológico no repara en posibles deficiencias físicas ni en capacidades propiamente humanas. en la medida en que resulta mas reprochable matar lo que se ve que lo que no se ve. La conducta operada por el actor esta contenida en el hecho descrito por el verbo rector “matar” y por la relación de causalidad fenoménica existente entre la conducta y el resultado típico (muerte). 4. El dolo genérico contenido en el propósito de matar corresponde al elemento subjetivo. entendiéndose por tal. antijuridica y culpablemente Debemos precisar que la figura del homicidio requiere de tres elementos básicos que son los siguientes: a) Una vida humana preexistente al hecho b) Una acción igualmente humana que determina la extinción de esa vida c) Un riguroso nexo de causalidad entre la acción humana y la muerte del sujeto pasivo. la posibilidad de apreciar en la fase de alumbramiento del parto a la persona. 7. entendido a partir del momento en que comienza la fase de dilatación del útero. El homicidio es la privación de la vida de una persona causada por otra u otras personas consiste en la privación injusta de la vida de una persona por parte de otra persona. se considera más acertado el criterio de la percepción visual como límite mínimo de la vida humana independiente. 6. es decir. ¿Cual es la tipicidad del homicidio simple? Este tipo penal se circunscribe estrictamente a la muerte de una persona le causa a otra sin que el evento criminal concurran circunstancias especiales vinculadas con la modalidad o movil del acto o con las vinculaciones de parentesco habidas entre victima y victimario que el den gravedad o atenuación al tipo base. En lo que a la causalidad se refiere. La respiración pulmonar. El corte del cordón umbilical. El criterio de “autonomía de vida”. 8. 762. 761. El criterio del parto. se halle o no desprendido totalmente. Dentro de la teoría del delito se da una definición que es: la acción comisiva u omisiva. tipificada en la ley penal. se considera que ha nacido. • 292 • . 5. El contenido anímico del bien jurídico vida comprende el derecho a la propia existencia. de matar a otro. una vez que comienza a salir del claustro materno. se halle o no cortado el cordón umbilical.

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

Tipicidad subjetiva

La imputación subjetiva precisa del “dolo” consistente en el conocimiento de lo que se hace momento
cognitivo, lo mismo que la voluntad es decir decisión de actuar que para el tipo simple bajo estudio no es
otra cosa que saber que se mata y querer mata, formula conocida como “animus necandi”.

763. ¿Qué es el parricidio?

El parricidio es el homicidio agravado por el conocimiento que tuvo el agente del vínculo de parentesco
consanguíneo en línea recta que lo unía a la victima o por el conocimiento del vínculo jurídico existente con
ella por acto de matrimonio civil, adopción civil o concubinato legalmente amparado.

Características del parricidio

Es un tipo especial impropio, por cuanto la posibilidad de autoría esta limitada solo a un determinado
circulo de autores. No puede cometer el delito cualquier persona, sino únicamente aquellas en quienes
concurre la especial calidad exigida por ley como son los ascendientes, descendientes, cónyuge o
concubino. Se entiende al parricidio como un delito especial impropio dado que guarda correspondencia con
un delito común, el homicidio simple. Esta peculiaridad del tipo trae consigo consecuencias
fundamentales a nivel de la autoría y participación.

Es un tipo autónomo, dado que goza de una jerarquía valorativa propia respecto a los demás delitos contra la
vida. La construcción del tipo de parricidio, a diferencia del homicidio simple, posee un doble dato
valorativo, por un lado la prohibición de matar y por el otro la prohibición de matar al pariente
(ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino).

Si bien es cierto que parece indudable la mayor gravedad del injusto en el parricidio respecto a las demás
figuras, hecho que seria una honda repercusión en lo que atañe a la autoría y participación del delito sub.
examine, también es meridianamente claro que la resolución del problema aludido tiene que arreglarse
según prescripciones contenidas en la parte general (articulo 26º). (…)

Al igual que el homicidio simple el parricidio es un tipo no referenciado, no requiere ni alude a una
especial circunstancia de tiempo, lugar, modo u ocasión. Asimismo, el tipo no se detiene en exigir una
determinada utilización de medios o instrumentos por lo que ha de entend er una amplia libertad en la
precisión de los medios comisitos.

Es un tipo de resultado, dado que produce un cambio en el mundo exterior: la muerte del pariente.
Esta modificación es de naturaleza física, dado que causa la muerte a una persona y es notoria la
separación espacio-temporal entre acción y resultado.

Por su redacción es un tipo monosubjetivo, basta que la muerte sea producida por una persona, siempre y
cuando sea ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino.

764. ¿A que llamamos Asesinato u homicidio calificado?

Es un homicidio intencional pero con el agregado de factores o elementos que le otorgan una especial
gravedad y que por lo mismo hacen lugar a una represión más severa. Esos elementos de agravación que
acreditan una acentuada perversidad en el agente. Son aquellos homicidios en que concurren situaciones
particularmente graves en cuanto a los móviles que determinan su comisión o los medios empleados para
ejecutarlo.

El articulo 108º que señala los casos en que el homicidio adquiere para nuestra ley el nivel de asesinato,
incurre en una nueva y penosa incorrección al dar el nombre de circunstancias a factores sumamente
significativos de agravación. No puede decirse que la ferocidad, el lucro, la gran crueldad o la alevosía
son nada más que circunstancias. Son, por el contrario elementos consustanciales de la figura delictiva
calificadas o agravada.

• 293 •

DERECHO PENAL • • •

765. ¿Cuales son las circunstancias del homicidio calificado?

Las circunstancias que le dieron particularidad al asesinato son del siguiente orden:

a) Por el móvil o motivo:
- Ferocidad.
- Lucro
- Placer

b) Por conexión con otro delito:
- Para facilitarlo
- Para ocultarlo

c) Por el modo de ejecución:
- Con alevosía

d) Por el medio empleado
- Con venenos
- Fuego, explosión u otros medios catastróficos que ponen en peligro la vida de terceros

Asesinato por Ferocidad.-este elemento que obra como motivo y animo informante de la conducta
pertenece a la esfera de la culpabilidad en cuanto categoría que alberga la formación de la voluntad del
agente criminal.

La Ferocidad según el diccionario de la real academia alude a la idea de fiereza y crueldad; a su vez
fiereza importa inhumanidad y crueldad en el ánimo, con el empleo del vocablo en mención el legislador
pretende resaltar el profundo reproche al homicidio que se comete con inhumanidad y una motivación
cercana al salvajismo y a la barbarie.

El asesinato cometido con el móvil de ferocidad requiere ser probado no basta desconocer la motivación
del autor para plantear la presencia de la ferocidad. A pesar de ser un elemento de naturaleza psíquica,
intima y subjetiva requiere una determinada situación objetiva y externa susceptible de verificación con
los instrumentos y medio de prueba adecuados. Aquí el peritaje psiquiátrico nos brinda un dato
invalorable de gran precisión.

Asesinato por Lucro.- el lucro en el asesinato puede ser susceptible de diversas interpretaciones
dogmáticas en virtud a la poli funcionalidad semántica del término. En una primera interpretación
extensa, el lucro puede aludir a toda forma de ganancia o provecho alcanzado o por lograr, consecuencia de
la producción de la muerte.

Asesinato por Placer.- según el Diccionario de la Real Academia el significado de la palabra placer
denota la experimentación de “una sensación agradable o la presencia de un animo contento”. Si se
acepta, como se hace aquí, la tesis del sentido literal posible, como limite de la interpretación jurídica, no
cabe duda que la referencia legislativa del matar “por placer” da lugar a una circunstancia agravante
sumamente amplia en cuanto a contenido y variedad de interpretaciones que quizás no solo desborde, sino
abrace a las otras modalidades típicas.

766. ¿Qué es el homicidio por emoción violenta?

Es una modalidad atenuada de homicidio, se trata del homicidio cometido bajo el imperio de una emoción
violenta derivada de un hecho imprevisto y súbito que determina la voluntad del sujeto activo. La
emoción violenta es un estado afectivo complejo que se presenta en el ser humano cuando al tomar
conocimiento de un hecho que ignoraba o al confrontar una situación inesperada y singularmente dura
que genera una intensa perturbación psíquica. Ese ímpetu emocional puede vincularse por cierto a una
pasión.

• 294 •

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

767. ¿Cuales son los presupuestos de la excusa por emoción violenta?

En primer lugar debe preceder a la reacción agresiva, una situación que por su naturaleza haya de generar
dicha conducta en la persona del autor, que puede ser explicado en base a criterios de razonabilidad y/o
proporcionalidad, apreciación que a priori no puede dar una estimación generalizada, sino que deberá ser
analizada por el juez caso por caso, eso si, deben destacarse aquellas circunstancias que por nimias e
irrelevantes no pueden explicar y fundamentar esta particularidad atenuante.

Segundo que la emoción debe ser violenta importa el grado de subjetividad que encierra la circunstancia
que genero la reacción agresiva, se exige que mas que su violencia exprese una emotividad que de forma
exabrupta desencadene una desenfrenada perturbación de las facultades sensitivas del agente.
Tercero que la circunstancia que desencadena la irrefrenable reacción agresiva del agente no haya sido
provocada por su persona.

768. ¿A que llamamos Infanticidio?

El delito de infanticidio es un delito especial impropio único en su género desde que el sujeto activo solo
puede serlo la madre durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal y el sujeto pasivo solo
puede serlo el hijo naciendo o recién nacido de este parto.

El delito de infanticidio es perpetrable a nuestro criterio, en el mayor de los casos solo por comisión pues
su perpetración por omisión contradice el supuesto estado de colapso expansivo propio del estado
puerperal o del concomitante al proceso del parto. La omisión impropia supondría un genero de calculo y
de autocontrol incompatible a nuestro entender con el estado psico-patofisiologico de la parturienta, salvo
la única hipótesis que al estado puerperal se le asociara una crisis depresiva profunda en el que cabria la
modalidad infanticida por omisión impropia, hipótesis que deberá ser verificada mediante pericia
psiquiatrita y psicológica. Si se verificara la muerte del infante por omisión sin que este hecho se le haya
asociado el estado depresivo al que hemos aludido, estaríamos muy probablemente frente a un tipo penal
de parricidio.

769. ¿Cual es la naturaleza jurídica del homicidio culposo?

La culpa, por el contrario, es la consecución de un resultado ilícito pero con ausencia de intención. El
hecho dañoso se deriva del comportamiento negligente, imprudente o temerario del sujeto activo del
delito quien, además debe hallarse en la posibilidad psicológica de representarse el resultado.

El artículo bajo comentario reprime el homicidio culposo, vale decir aquel que se causa sin intención. En la
práctica judicial, al homicidio culposo se le denomina también homicidio por negligencia. Ello se debe, en
gran parte a que el artículo 82º del Código derogado equiparaba la culpa con la negligencia. El nuevo código
no define la culpa, “En nuestra legislación -sostenía Luís Roy Freyre- la palabra negligencia tiene un amplio
sentido que abarca cualquier forma de culpa. Esencialmente, la negligencia es el ingrediente psicológico de
la culpa y se encuentra insita en la imprudencia y en la impericia”. (...)

Puede intentarse, empero, una definición de cada uno de esos elementos de la conducta culposa.
Negligencia es el descuido, la falta de atención y diligencia, la omisión de cuidados y precauciones
normales. La imprudencia es más bien la temeridad, el exceso, la falta de ecuanimidad. La impericia
equivale a la falta de aptitud o de conocimientos para el desarrollo apropiado de una determinada
actividad. Tomando como ejemplo de un homicidio culposo en accidente de tránsito, podríamos decir que
un conductor negligente es aquél que conducen su vehículo a sabiendas que el sistema de frenos se halla
en malas condiciones; conductor imprudente es el que corre a velocidad excesiva en arterias
congestionadas y; por último, conductor imperito es el que carece de conocimientos y técnica apropiados
para guiar un vehículo en condiciones de seguridad.

De todo lo expuesto, obtenemos los elementos del homicidio culposo, que son los siguientes:

Vida humana pre-existente. Este requisito elemental es idéntico al del homicidio doloso.
Una acción humana que genera o produce la extinción de esa vida.
Una indispensable relación de causalidad entre la acción y el resultado.

• 295 •

negligente o imperita. Comentario especial merecen los elementos 3 y 5.. En los delitos que violan la libertad personal del individuo. y Que el sujeto activo del delito haya estado en la posibilidad de representarse psicológicamente ese resultado. El tipo penal hace hincapié como circunstancia agravante cuando la victima es funcionario y/o servidor publico. conditio sine quanon. vale decir que sea imprudente. si es el padre que retiene al menor fuera del lugar de la persona que ejerce la patria potestad. representante diplomático. ¿A que llamamos el delito de secuestro? Es el delito que consiste en privar a la persona del disfrute de su libertad mediante el uso de la fuerza o de grave amenaza a una persona del lugar donde se encuentra para trasladarla a otro sitio donde queda sometida en sus desplazamientos y limitada en sus decisiones a la determinación del sujeto activo de la infracción. cuando adolece de enfermedad grave o esta en estado de gestación. Formas de tipicidad en el secuestro Tipicidad objetiva dentro de ella encontramos a: Sujeto activo.puede serlo cualquier persona no se requiere de una especial condición. la garantía de un orden democraticote derecho es el reconocimiento a todos los ciudadanos de su libertad personal ya que no puede haber una organización social y políticamente organizada que niegue la libertad personal. a quien el orden jurídico lo reputa como titular de aquel. para con el goce y disfrute del resto de intereses jurídicos por parte del individuo. pues la base del comunitarismo social es precisamente el respeto irrestricto del contenido esencial de tal interés jurídico. En cuanto a la relación de causalidad es absolutamente indispensable que la muerte sea consecuencia directa del comportamiento del sujeto activo. así como al requisito consistente en la posibilidad de que el sujeto activo del delito se represente psicológicamente el resultado que generará su proceder. o sea la relación de causalidad que debe necesariamente vincular a la acción humana con el resultado. Es importante remarcar que en este delito no solamente se priva al sujeto pasivo de la posibilidad de desplazarse libremente en el espacio sino que su libertad de hacer las cosas que quiere y de no hacer las cosas que no quiere. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 770. el bien jurídico de mayor valor es la “libertad humana”. es pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.DERECHO PENAL • • • Que la acción humana ofrezca los caracteres de la culpa. queda perturbada y sometida a lo que diga el agente. • 296 • . para que el individuo pueda hacer uso y disfrute del resto de libertades que le reconoce el ordenamiento jurídico.no se exige una cualidad especial para ser autor del delito. 771. será un acto de sustracción de menores.. pero sin embargo cuando se trata de un funcionario y/o servidor publico con competencia para privar de libertad a un individuo será una conducta típica de abuso de autoridad Sujeto pasivo. ¿Que son los delitos contra la libertad? Después de la vida humana. La libertad ha de considerarse en pieza insustituible en un orden que ha de respetar la individualidad como cimiento de la organización social y política de una sociedad. es verdad que puede haber un secuestro sin desplazamiento en el espacio y ello ocurriría si el autor ingresa al domicilio de la victima y allí la reduce y somete. importa una condición esencial.

¿Qué son los delitos contra el patrimonio? El termino patrimonio que la ley utiliza es porque en determinadas figuras delictivas tales como el hurto. ¿Qué es el hurto? El hurto es el apoderamiento o sustracción por lo que debe tratarse de un objeto que pueda ser desplazado de un lugar a otro. la expresión “delitos contra el patrimonio” es la mas amplia y comprensiva de todas las hipótesis legales. Entre las innovaciones positivas de la flamante estructura jurídica. materia en la que el código anterior incurría en grave confusión. Se tutela indirectamente la propiedad sobre el patrimonio mueble e indirectamente de la posesión de bien mueble. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 773. y el hecho podría consistir en la relación sexual secundum natura o en otro tipo de relación. pertenezca o no a la esfera de los negocios. parecería que el giro delictuoso de cheques solamente caería dentro del ámbito de las actividades comerciales o industriales y no como debe ser. robo. que exige ajenidad de la cosa objeto del apoderamiento delictivo. 774. Error ha sido en cambio retirar los libramientos fraudulentas del marco genérico de la estafa para trasladarlos a un capitulo que ahora forma parte del titulo denominado “delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios”. Dicho dolo debe abarcar las circunstancias agravantes que se glosan en el articulado en cuestión. Tipicidad objetiva El sujeto activo puede ser cualquier persona que no sea el dueño de la cosa mueble hurtada El sujeto pasivo es también cualquier persona. es decir un bien mueble para que se produzca este delito es necesario que no exista violencia. como la introducción de objetos u otras partes del cuerpo humano en las vías vaginal y anal. la vía anal y la vía bucal y se refiere a actos análogos a la penetración sexual. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM Modalidad típica. La denominación que se ha dado el delito de receptación. incluyendo la jurídica propietaria o poseedora de la cosa • 297 • . figura. El sujeto activo o pasivo puede ser varón o mujer.. incluyendo la práctica homosexual. mal llamado encubrimiento en el código derogado. en cualquier área de la actividad human. es otro de los aciertos. conciencia y voluntad de realización típica. en primer termino. La violencia o la grave amenaza sigue siendo elemento constitutivo. Por eso. El nuevo texto ingresa a una descripción casuística sumamente prolija. el fundamento de este hecho se desprende de la literalidad de la norma. es decir el derecho que tiene toda persona de decidir si quiere o no tener acceso carnal. ¿A que llamamos delitos contra la libertad sexual? Son aquellos delitos que reprimen la llamada violación propia o real. la usurpación el bien cautelado no es necesariamente la propiedad sino la posesión a tal punto que el propietario de una cosa puede resultar cometiendo un delito con relación a ese bien. el haber diferenciado adecuadamente el hurto del robo. Tipicidad subjetiva resulta una figura delictiva solo reprimible a titulo de dolo.la acción típica ha de significar la privación de la libertad de una persona sin interesar el móvil y/o propósito. el agente debe saber que esta privando a un sujeto en forma ilegitima por lo que basta con el dolo eventual. 772. que ubica tres vías en el cuerpo humano a través de las cuales puede perpetrarse la violación: la vía vaginal. que consiste en someter a una persona a prácticas sexuales o análogas contra su voluntad.

pues el despliegue de los medios violentos serian desplazados a los tipos penales de coacción o lesiones. La conducta se compone del apoderamiento del bien mueble total o parcialmente ajeno.objeto mueble . Tipicidad objetiva El sujeto activo será cualquier persona incluyendo el copropietario. pero no la persona jurídica quien por su índole no puede ser objeto de la violencia física o intimidación que reclama al tipo. Lo que determina la consumación del delito es la disponibilidad del autor sobre lo sustraído siquiera sea por un breve lapso. ¿Qué es el delito de robo? En el robo se tutela básicamente el patrimonio en su tenencia o propiedad sin embargo se trata de un tipo pluriofensivo en la medida en que la violencia o intimidación exigida puede afectar a la salud del sujeto pasivo.objeto total o parcialmente ajeno . Al igual que el hurto el autor debe ser consciente de la ajenidad del bien por lo que podría darse un error de tipo que si es invencible no implica la impunidad de la conducta. es decir en el hurto la nota esencial radica en el uso de un medio del todo ajeno a la fuerza o a la violencia. Tipicidad subjetiva La figura delictiva del robo solo resulta reprimible a titulo de dolo conciencia y voluntad de realización típica. el autor dirige su conducta a desapoderar a la victima de sus bienes muebles mediando violencia física y/o amenaza de peligro inminente para su vida o integridad física. • 298 • .propósito de lucro o enriquecimiento La diferencia radica en el hurto esta totalmente excluido el empleo de la fuerza o de la violencia mientras que en el robo estos elementos forman parte integrante de esta figura.apoderamiento ilegitimo .DERECHO PENAL • • • La conducta que reclama el tipo es el apoderamiento que implica tomar agarrar la cosa asirla con las manos y desplazarla de modo que escape del ámbito de tutela y dominio de su legitimo tenedor titular y pase a la del autor. El ánimo de lucro ha sido definido como la intención de obtener una ventaja patrimonial directa como correlato del apoderamiento de las cosas ajenas. El sujeto pasivo será cualquier persona incluyendo al copropietario. 776. a saber. el concepto de apoderamiento como en el hurto alude a la acción en virtud de lo cual el autor toma la cosa sustrayéndola de su tenedor y dispone para si de ella. 775. Elementos comunes y la diferencia del hurto con el robo Tenemos como elementos comunes: . Tipicidad subjetiva El tipo además de dolo genérico de entender que se toma cosa total o parcialmente ajena y querer que ello ocurra exige un elemento subjetivo del tipo. ¿A que se refiere el código penal a estafa y otras defraudaciones? La estafa es la conducta engañosa con ánimo de lucro injusto propio o ajeno que determinando un error en una o varias personas las induce a rechazar un acto de disposición consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.desplazamiento del objeto en el espacio . tal como la destreza. el ánimo de lucro venido con la locución para obtener provecho que comprende la idea o propósito de conservar la cosa.

fruto del temor en que se ve envuelto de no verse vulnerado en sus bienes jurídicos fundamentales. El tercero en el campo jurídico y en el lenguaje común es la persona que interviene eventualmente en la relación entre dos personas. La conducta exigida en el tipo es la de obligar. u otra forma fraudulenta procurando con ello el despojo patrimonial perjudicándolo.El acto de disposición patrimonial que protagoniza la victima .Lucro Tipicidad objetiva El sujeto activo puede ser cualquier persona El sujeto pasivo puede serlo cualquier persona. Tratándose de persona jurídica lo es ella. astucia. a lo que no tiene derecho el agente ni el tercero. El comportamiento exigido por el tipo al agente es el de inducir a la victima a error mediante engaño. esto es conocimiento de estar engañando con la finalidad de alcanzar de la victima se desprenda de su patrimonio y con voluntad de hacerlo. ardid. Tipicidad subjetiva El tipo es doloso. compeler a otro. El titular del patrimonio puede ser distinto de la persona violentada. en definitiva el agente es coartado en su capacidad decisoria. Otras defraudaciones responden a circunstancias agravantes del delito de estafa genérica. Tipicidad objetiva El sujeto activo podrá ser cualquier persona. sin embrago es que estas modalidades delictivas reciban una pena menor que la que se ha fijado en el articulo 196º lo que no corresponde con su real naturaleza dando entender entonces que se trataría de figuras atenuadas declaración incompatible con lo antes anotado 777. • 299 • .Nexo casual entre ambos eventos . mediante violencia. En la extorsión hay un ataque a la libertad de la persona que se lleva a cabo mediante una intimidación la que tiene por finalidad forzar o constreñir su libre determinación en cuanto a la disposición de sus bienes o de los que están a su cuidado. Se refiere además ánimo de lucro como intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial para si o un tercero. intimidación o manteniendo en rehén a una persona a otorgar al agente o aun tercero una ventaja económica indebida esto es. lo mismo que la pasiva con la presicion de que esta ultima puede ser una distinta de aquella que fue intimidada o violentada. aunque el engañado haya sido el representante o empleado. . falacia. maquinación. ¿A que llamamos extorsión? Llamamos extorsión a aquella violencia física y/o amenaza grave que el agente concretiza en la esfera de libertad de la victima para que esta le entregue una ventaja patrimonial ilícita. el engañado que sufre de perjuicio patrimonial cuando es persona natural. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM EZAINE CHAVEZ lo define en el engaño o ardid que induce en error al sujeto pasivo y lo determina a efectuar un acto lesivo a su patrimonio en provecho del sujeto activo o de un tercero.engaño antecedente producido por ardid. Los elementos del delito de estafa son: . Tipicidad subjetiva Se trata de un delito eminentemente doloso y en tal virtud el agente debe entender que actúa contra la voluntad de la victima y que no tiene derecho a la prestación económica que le exige.

¿Cual es el concepto y característica del derecho penal económico? El derecho penal económico se ocupa de la conducta del ser humano y en este caso se trata de comportamientos en una diversidad de contextos y situaciones marcadas principalmente por la actividad económica. Se puede inferir que el derecho penal económico es una rama jurídica vinculada a la dirección de la economía nacional y que se efectiza por medio de leyes reguladoras de las actividades económicas. omisión o falsedad de información .DERECHO PENAL • • • DERECHO PENAL ECONÓMICO 778.Obtención fraudulenta de crédito . Según la doctrina el derecho penal económico es el conjunto de normas jurídico penales que protegen el orden económico. Los delitos económicos se encuentran revestidos de una particular sustantividad típica.Rehusamiento a prestar información a la autoridad .Ocultamiento. ello al margen que de forma indirecta se puedan ver protegidos intereses jurídicos individuales. estos requieren en determinados casos de la protección de las normas penales. En este segundo plano hemos de ubicar a los injustos típicos como las practicas monopólicas en el mercado la competencia desleal y las licitaciones colusorias.Concentración crediticia . de las normas que integran el orden económico y social. que se encarga de prevenir y reprimir aquellas conductas disvaliosas que se manifiestan en una grave perturbación y distorsión de la normatividad que regula la libre competencia y otros principios fundamentales que se coligen de una economía social de mercado.Pánico financiero . Para concluir el derecho penal económico es un apéndice el ius puniendo estatal.Omisión de las provisiones especificas . 780. Características: Ninguno de los delitos contra el orden económico y social vulnera ni pone en peligro el orden económico y social puede decirse que lo perturban. ¿Cuales son los delitos económicos y contra el orden financiero Los delitos contra el orden económico se encuentran tipificados en el titulo IX y son: .Fraudes en remates. pero en este contexto perturbar no quiere decir sino lesión de normas.Uso fraudulento de moneda extranjera de cambio preferencial Y los delitos contra el orden financiero son: . al manifestar un interés jurídico protegido que ha de ser concebido desde un plano sistémico. Ahora bien la propia regulación de la actividad económica establece ciertos derechos y deberes para los sujetos económicos participantes. No todas las figuras delictivas que se comprenden en la presente titulación han de tutelar un bien jurídico supraindividual es de verse que algunos delitos protegen de forma directa un interés jurídico individual que tienen una correspondencia con el orden económico.Especulación . ¿Qué son las leyes penales en blanco Se califica leyes penales en blanco en sentido amplio a todos los tipos penales “abiertos” los cuales no describen enteramente la acción y/o la materia de prohibición y se encuentran por consiguiente necesitados de complementación.Instituciones financieras ilegales .Adulteración . licitaciones y concursos públicos .Desvió fraudulento de crédito promocional • 300 • . 779.

el Estado determina como ilícita su circulación. Elementos de los delitos aduaneros Elemento material. Es por ello que en los delitos regulados desde el art. adulteración de sustancias destinadas para el uso público (art. Es necesario señalar. Elemento subjetivo. se protege el bien jurídico “salud pública” pues acciones como contaminación de aguas para consumo humano (art. es decir. 303º del C. 292º (violación de medidas sanitarias). 287º).la mercancía objeto material del delito debe tener un valor superior a las 4 UIT cuando se trata de los delitos de contrabando y receptación aduanera y cuando el valor de la mercancía supera las 20 UIT estamos frente a una de las circunstancias agravantes de los delitos de contrabando y defraudación de rentas de aduanas. Por tanto. Existen dos tesis que señalan cual es el bien jurídico tutelado en esta clase de delitos. Tesis patrimonialistas. ya sea modificando su conducta o creándoles una dependencia farmacéutica. como en los casos del art. ¿Cómo se definen los delitos contra la salud pública? Se denominan delitos contra la salud pública a todas aquellas acciones que sean subsumibles en los tipos penales correspondientes al Capítulo III del Título XII de nuestro Código Penal vigente.P. nuestra normativa vigente es sabia al proteger la salud pública de quienes se atribuyen y ejercen funciones médicas. Se entiende por seguridad pública al conjunto de condiciones necesarias para la conservación la integridad de todo bien jurídico. etc. considerando como titulares a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. ¿Qué son los delitos tributarios? Es toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción sancionable. Asimismo. la alteración de estos recursos por intervención del hombre se constituye como delito en nuestro ordenamiento jurídico. 290º (ejercicio ilegal de la medicina).. 782. ¿Cuales son los sujetos y elementos de los delitos aduaneros? El sujeto activo es la persona natural física plenamente identificada e individualizada que participa o colabora en la comisión de un delito El sujeto pasivo es el estado representado por ADUANAS agraviado por este ilícito penal. que el concepto de “salud pública” entendida como un valor universal que trasciende fronteras se encuentra inmerso en el concepto de “seguridad pública” de nuestro ordenamiento jurídico. 784.. • 301 • . Por tanto. Hacienda publica entendida como el sistema de recaudación de ingresos y realización del gasto publico. el estado en que la persona puede ejercer todas sus funciones. ¿Qué es el tráfico ilícito de drogas? Se entiende por “tráfico ilícito de drogas” a la comercialización o negociación que se realiza con sustancias nocivas para la salud con la finalidad de obtener un aprovechamiento lucrativo.sostienen que lo que se tutela es el patrimonio de la hacienda publica mientras que en la tesis funcionalista se refieren a la protección del sistema o funcionamiento de la hacienda publica.es exigible la existencia de dolo o sea la conciencia y voluntad del agente activo de cometer determinado delito aduanero. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 781. 286º). 783. al ser sustancias que generan un daño en la salud de las personas que lo consumen.. ya sea física o psíquica. 286º al art. que encuentran como sujetos pasivos a la sociedad. Se entiende por “salud” a aquel estado de la persona en la cual existe ausencia de enfermedad. ya que es ésta quien aprovechará estos recursos.

su incautación o decomiso. fauna y demás recursos naturales que permitan el mantenimiento de nuestro sistema de vida. • 302 • . con la finalidad de evitar la identificación de su origen. disposición. 2. guarda.. bienes. tanto de la fauna como de la flora (arts. ¿Cómo se definen los delitos contra la ecología? Las personas se desenvuelven en dos dimensiones: espacio y tiempo. se blanquea y adquiere la apariencia de recursos lícitos para así ingresar al mercado de capitales. referido al modus operandi que emplea el agente. 786. En nuestro ordenamiento jurídico el “lavado de dinero” lo encontramos regulado en la Ley Nº 27765 se entiende que se incurre en este delito de diversas maneras. lo que identifica. c) aquellas que implican una urbanización irregular o una utilización abusiva del suelo (arts. a través de cualquier medio. efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. cuando el agente convierte o transfiere dinero. el agente no debe estar directa ni indirectamente vinculado con la ejecución de los delitos de tráfico ilícito de drogas que propiciaron el capital ilegal. los agentes delictivos crean una red organizada consignada a imponer.se encargan de proteger al ambiente de aquellas conductas altamente lesivas con sus respectivas sanciones jurídicas. Sin embargo. esto es. el cual se encuentra integrado de la protección de las propiedades del suelo. En ese sentido. fauna. a la vez que les asegura la configuración de una sólida apariencia de legitimidad. etc. y el otro. a estas operaciones de sustitución y legalización de bienes y capitales. especialmente entre los menores de edad. cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. el Derecho penal debe proteger un ambiente sano y su desarrollo sostenible para que las personas puedan desarrollarse en un ambiente equilibrado y adecuado. al lavarse. Partiendo de ello.b) aquellas que suponen una lesión directa a especies protegidas. aire. favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas. con la finalidad de evitar la identificación de su origen. 308º a 310º). Por tanto. estupefacientes o sustancias psicotrópicas.Actos de Ocultamiento y Tenencia La persona que adquiere. efectos o ganancias. Derecho Penal peruano en la normativa correspondiente a través de sus artículos -del 304º al 314º. en función de los vínculos entre el agente del lavado y el origen ilegal del dinero que se lava. custodia. El bien jurídico protegido por el Estado en estos delitos es la salud pública. sancionando con pena el comportamiento de aquel sujeto que promueve. agua. Y la segunda de las características mencionadas. prescribe el articulo 296°.Actos de Conversión y Transferencia Esto es. implica que en los actos de lavado sólo intervienen como autores personas ajenas. su consumo. traslado o propiedad del producto del tráfico ilícito de drogas. tales como: 1. a los actos generadores del capital o bienes ilegales. utiliza. se relaciona con dos aspectos. el bien jurídico tutelado en estos tipos es el medio ambiente natural. 785. su incautación o decomiso. flora. De esta manera. recibe. (arts. 312º a 314º). mediante actos de fabricación o trafico. de manera especial.DERECHO PENAL • • • Así. La primera característica del lavado es que los actos que lo materializan se ejecutan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales y regularmente exigidos por cualquier negocio jurídico o financiero. totalmente. Vale decir. ¿Cuál es el significado de “lavado de dinero”? La expresión lavado o blanqueo de dinero señala que el dinero negro. Según la Naciones Unidas el lavado o blanqueo de dinero se entiende como la ocultación o encubrimiento de la verdadera fuente de origen. Uno. ya que para la circulación de estas sustancias nocivas para las personas. flora. oculta o mantiene en su poder dinero. y. 304º a 307º). en nuestro Código Penal podemos percibir tres grupos: a) aquellas que perturban en general a cualquier elemento del ambiente.. bienes.

¿Qué es el terrorismo? Se entiende por terrorismo a aquel fenómeno histórico y social que se origina en una sociedad necesariamente en conflicto cuyo sistema político no ha previsto los mecanismos necesarios para una compacta integración de todos sus ciudadanos y clases sociales que lo componen. idea. b) Encontrarse organizado en redes operativas de carácter nacional o internacional. violación. encarcelación. puesto que sus individuos ajustarán sus conductas a las reglas fundamentales de la convivencia. por intermedio de la garantía de los derechos fundamentales de la persona. en el que se defiende.. con la salvedad de que algunos de ellos se encuentran vigentes parcialmente: 790. Además. deportación o desplazamiento forzoso. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 787.P. esterilización forzada secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien lo sufre. ¿Cómo se definen los delitos contra la humanidad? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define a los delitos contra la humanidad o de lesa humanidad ( como el estatuto lo denomina) aquellos delitos que comprenden las siguientes conductas: asesinato. Asimismo. sensación de sosiego de las personas integrantes de la sociedad. En sentido más estricto. tortura. no solamente se protege la tranquilidad pública desde una perspectiva interna sino también desde el plano internacional y del Estado mismo. y tiene relación con la defensa a ideologías controversiales como. Aquí se prescribe el delito de asociación ilícita para delinquir (Art. "Apología del delito" es una expresión que se aplica usualmente en el lenguaje jurídico. a través del terrorismo se aterroriza a la población y/o se obliga a un gobierno o una organización internacional. sociedades o gobiernos a ejecutar sus planes. en el plano jurídico. Todos estos bienes se protegen en el art. nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social. 315º al 318º del C. el delito de apología se encuentra regulado en el art. siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una poblac ión civil y con conocimiento de dicho ataque. siempre que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación de odio político. elogia o justifica a una persona. acción o inacción que está usualmente bajo polémica y que es o puede ser un delito. por ejemplo. En nuestro Código Penal. prostitucion forzada. cuya finalidad es garantizar un desarrollo pacífico y ordenado de la vida en sociedad. o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de las personas. ¿Cómo se definen los delitos contra la tranquilidad pública? En el marco jurídico-penal se entiende por “tranquilidad pública” a aquella situación subjetiva. que se configura cuando un sujeto forma parte de una organización de dos o mas personas destinadas a cometer delitos. el Estado defiende y protege la propia dignidad humana. En otras palabras. 316º . 788. se le imputara una pena por el solo hecho de ser miembro de dicha organización. se le impone una pena a aquel sujeto que públicamente. este delito se encuentra regulado en diversos dispositivos que enumeramos a continuación. 317). Entre las características principales del terrorismo se tiene el uso del terror para coaccionar a entidades. c) Disponer de armas de guerra. agentes químicos o bacteriológicos. a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. En nuestro ordenamiento jurídico se integran en 1998 los delitos contra la humanidad a través de la Ley Nº 26926 llenando el gran vacío existente en nuestro Código Penal. o el uso de narcóticos con fines medicinales. explosivos. exterminio. hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o participe. 789. • 303 • . ¿Qué es delito de apología? En el plano común se entiende por apología aquel argumento. De esta manera. que señala. el terrorismo.

en la consecución de Bienes colectivos. por lo que puede ser considerada como el Complejo de funciones ejercidas por los Órganos Estatales. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. Entre los delitos más resaltantes de esta parte de nuestra normativa encontramos al delito de rebelión. 346º al 353º. se encuentra prescrito en el Art. y se configura cuando el funcionario público que. En otras palabras. ¿Cómo se definen los delitos contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional? Son aquellos delitos que van a desequilibrar el Orden Constitucional y que se encuentran dirigidos a desestabilizar la función que desempeñan los poderes del Estado generando caos social y cometiéndose al unísono diversos delitos. En este delito el bien jurídico protegido lo constituye el grupo humano que se encuentra unid o en razón de su nacionalidad. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. atentan contra la Administración Pública en general los delitos que impiden o perturban la organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones. 797. deponerlo legalmente. a través de la comisión del delito de rebelión se desconoce la preeminencia del gobierno. 793. ¿Qué es el delito de genocidio? Siguiendo en conexión con el Estatuto de Roma. total o parcial. ¿Qué es el delito de motín? El delito de motín subsume las acciones que en forma tumultuaria y empleando violencia contra las personas o fuerza en las cosas. 319º cuando cualquiera de los actos mencionados a continuación. regionales o locales. sea esta Legislativa. sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. El abuso de autoridad es asociado al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función. etnia. delito de sedición. evitando así una discriminación fundamentada en la pertenencia ha determinado grupo. e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 376 CP. modificarlo o suprimir el régimen constitucional. y delito de motín o amotinamiento. en la comisión del delito de sedición no se desconoce al gobierno legalmente constituido. pero de tal forma que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo. ¿Qué son los delitos contra la administración pública? Administración Pública denota toda la actividad del Estado. 794. En consecuencia. 795. ejecutiva y Judicial. étnico. en perjuicio de alguien. parlamentarias. abusando de sus atribuciones. se atribuye los derechos del pueblo y peticiona en nombre de éste con la finalidad de exigir a la autoridad la ejecución u omisión de sus funciones correspondientes a su cargo público. comete u ordena. grupo social o religión. ¿Qué es el delito de sedición? El delito de sedición subsume las conductas que consisten en alzarse en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales. 796.DERECHO PENAL • • • 791. El bien jurídico protegido en estos tipos penales es la seguridad pública y se encuentran reguladas en el art. un acto arbitrario cualquiera. ¿Qué es el delito de rebelión? El delito de rebelión subsume las acciones que consisten en alzarse en armas para variar la forma de gobierno. En otros términos. 792. racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo. nuestra normativa penal ha recogido el delito de genocidio en el art. ¿Como se configura el delito de abuso de autoridad? El delito de abuso de autoridad. • 304 • . d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

800. 382. Así también. ¿Qué es el delito de peculado? El delito de peculado se encuentra tipificado en el Art. donde el comportamiento típico se configura cuando el funcionario o servidor publico acepta o recibe en donativo o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. de caudales o efectos confiados al funcionario o servidor público para su percepción. 387 CP. prioritariamente. el ser Juez o fiscal. de cualquier forma. ¿Qué es el delito de concusión? El delito de concusión se tipifica en el código penal Art. y se define como la apropiación o utilización. 801. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM 798. los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial. ¿Que es el delito de prevaricato? El delito de prevaricato puede ser realizado por cualquier titular de órgano judicial. el “metus publicae potestatis” que la lleva a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad no debido. el funcionario corrupto. c) Se apoya en leyes supuestas o derogadas En este sentido. Es la conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales debido a intereses personales (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o de orden social. el respeto para con la autoridad de las decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a la jurisdicción. administración o custodia. En la concusión. constituye circunstancia agravante en este ilícito si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. 802. 799. y se comete y se consuma a través del dictado al interior de un proceso. Vale decir que es un delito especial puesto que sólo lo pueden realizar los funcionarios públicos y cuyo objeto de protección jurídico penal es la correcta administración publica. hace valer el constreñimiento. de una resolución o de la emisión de un dictamen en la que se advierta y cumpla cualquiera de los siguientes supuestos: a) Manifiestamente sea contrario al texto expreso de la ley b) Cita pruebas inexistentes o hechos falsos. para infundir en la víctima un temor. solo pueden ser sujetos activos los funcionarios públicos. ¿Cómo se define el delito de corrupción de funcionarios? La corrupción de funcionarios es aquella desviación por parte de la administración de los poderes del Estado del correcto funcionamiento. una alteración del animo. se trata de tutelar. además. infringiendo sus deberes al que se encuentran ligados en virtud a la institución administración pública. Entre los delitos más relevantes se encuentra el delito de Cohecho. tanto los jueces y magistrados de carrera. en este delito el sujeto activo ostenta una calificación especial. la inducción o la solicitud como medio intimidativo. en razón de su cargo. intereses que vienen protegidos contra determinados hechos susceptibles de obstaculizar o de desviar la actividad judicial o que suponen una elusión de disposiciones procesales o un desconocimiento de la propia función jurisdiccional. ¿Que se entiende por delitos contra la administración de justicia? En los delitos contra la administración de justicia. en sus diversas modalidades típicas integrantes de la categoría. que no es otro que el “interés público”. Es la infracción de sus deberes funcionariales lo que fundamenta la imputación de este ilícito. o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales. Por ello este delito se caracteriza por ser un delito Especial propio o de infracción de deber. donde señala que es un abuso de autoridad del servidor público que suscita en la víctima un temor o también un error que la determina a dar o prometer al funcionario algo que no se debe. • 305 • . caracterizándose como un delito especial o de infracción de deber.

en instrumento público. ¿Cómo se definen los delitos contra la fe pública? Los delitos contra la fe pública son aquellos que contravienen a la confianza colectiva en determinados actos. declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento. 804. Asimismo. con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. documentos. entendida ésta como la confianza o creencia que cualquier miembro del grupo social tiene en lo que se entrega o muestra. ¿Cómo se configura el delito de falsificación de documentos? El delito de falsificación de documentos se encuentra regulado en el Art. 805. como si fuese legítimo. ¿Cómo se realiza la figura delictiva de falsedad ideológica? El tipo de falsedad ideológica.DERECHO PENAL • • • 803. se encuentra regulada en el Art. y el hecho delictivo se caracteriza como un delito común. • 306 • . por la certeza que de ello da el Estado. siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio. se configura este delito cuando el agente inserta o hace insertar. El bien jurídico tutelado en estos delitos es la fe pública. un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho. signos o símbolos indispensables para el normal desenvolvimiento de la vida civil. pues por cualquier persona puede realizarlo. realiza este delito el que hace uso de un documento falso o falsificado. Resulta necesario también recalcar que la sanción de este delito se equipara hacia aquel que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto. con el propósito de utilizar el documento. 428 CP. en todo o en parte. 427 CP y se configura cuando el agente hace. El bien jurídico protegido es la fe pública. siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio.

¿A que llamamos régimen penitenciario? Bajo el rubro de régimen penitenciario se establece el conjunto de normas esenciales que regulan la convivencia y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios así como los derechos y beneficios penitenciarios a los que pueda acogerse el interno. se otorga sin ninguna distinción jurídica o categoría.. ¿En que consiste la ley penal de ejecución? La ley penal de ejecución se circunscribe al análisis de las normas que preceptúan el código de ejecución penal. El primer contacto del interno con el sistema penitenciario se produce cuando este ingresa al establecimiento penitenciario por mandato de la autoridad judicial competente. procesado. el plazo máximo es de 72 horas.se ubica entre una etapa intermedia entre la reclusión y la liberación condicional Liberación condicional.. ha de resolverse con el principio tempus regis actum.. y se aplicará una nueva ley. Visita intima. Algunos autores lo consideran como incentivos concedidos a los internos que han observado las reglas de conducta en el campo penitenciario que no operan como derechos ni como gracia puesto que están sujetos al cumplimiento de los requisitos y a la evaluación del órgano técnico del establecimiento penitenciario. Esto de acuerdo al articulo VII del Titulo Preliminar del Código de Ejecución Penal que dispone que “la retroactividad y la interpretación de este código se resuelve en lo más favorable al interno” la solicitud debe resolverse conforme a la ley vigente al momento de la presentarse la petición. Redención de la pena por trabajo y educación.. pero sujeta a vigilancia de las autoridades penitenciarias y judiciales. • 307 • . Permiso de salidas. cuyo objeto es normar la ejecución de las diversas penas establecidas en los tipos penales de la parte especial.es un beneficio que permite al sentenciado acortar el tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario mediante la acumulación de los días redimidos La semilibertad.se caracteriza este beneficio por responder a un problema carcelario como la abstinencia sexual forzada. El interno es informado de sus derechos y obligaciones entregándosele una cartilla con las normas de vida del establecimiento el reglamento deberá contemplar los casos del interno analfabeto y del interno extranjero que no conoce el idioma castellano. Las primeras acciones que se realicen después del ingreso van a influir decisivamente en la personalidad del interno y de su tratamiento. ¿Cómo se configura su aplicación en el tiempo? El problema de las normas de derecho penitenciario aplicables en relación a su temporalidad. • • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL 806. 809.se funda este beneficio en la presunción de enmienda del penado. busca mantener el vinculo familiar como un elemento indispensable para la resocializacion también busca evitar desviaciones sexuales y alivia tensiones y la ansiedad de los reclusos.. Proscribiendo que se aplique un procedimiento distinto al previamente establecido en la ley. El régimen disciplinario es flexible de acuerdo a las características de cada grupo de internos. ¿Que son los beneficios penitenciarios Se consideran como derechos subjetivos de los internos.se da este beneficio al interno. condicionados puesto que no opera su aplicación automáticamente sino que están supeditados a determinados presupuestos. sentenciado y consiste en poder salir del establecimiento penal bajo la autorización del director del establecimiento en situaciones de urgencia o emergencia para el interno. 807. La sanción más severa es el aislamiento y solo será aplicable en los casos que el interno manifiesta agresividad y violencia. siempre que sea más favorable desde la expectativa del interno 808.

GARCIA CANTIZANO. Manuel. Grijley. Palestra editores. Derecho Penal Económico Parte Especial. 1997 SALINAS SICCHA.ARIAS TORRES. Código Penal. Lima 2004 CHIRINOS SOTO. Maria del Carmen. Editorial Idemsa.DERECHO PENAL • • • BIBLIOGRAFIA CASTILLO ALVA José Luís HOMICIDIO. Lima 2001 PAREDES YATACO. Francisco. Iván. Comentarios a las figuras fundamentales. Manual de derecho Penal Parte Especial. Editorial San Marcos. Delitos contra la Administración Pública. Editorial Rodhas. Lima 2000. Lima. Volumen I. Tomo IIA. Derecho Penal Parte Especial. edición 1997 ROJAS VARGAS Fidel. Ramiro. Lima 2005 • 308 • . editorial san marcos. Lima 2001 VILLAVICENCIO TERREROS. lima 2003 ABANTO VASQUEZ. Editorial Cuzco. tercera edición. ABANTO VASQUEZ. Manuel. Código de Ejecución Penal. editorial idemsa. Luís . Derecho Penal Económico Parte General ara editores. Javier. Lima. 2007 VILLA STEIN. Código Penal. Lima 2000 GARCIA CAVERO. Felipe. Gaceta Jurídica. Percy. Grijley. BRAMONT . Derecho Penal Parte Especial. Lima. Delitos contra el Patrimonio. 2000.