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SUCESORIO

Sucesión por causa de muerte: de acuerdo a los arts. 588 y 951 del CC., se entiende como
“el modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta o una cuota de
dicho patrimonio o especies o cuerpos ciertos, o cosas indeterminadas de un género
determinado”.

Características.
 Es un modo de adquirir derivativo.
 Es un modo de adquirir por causa de muerte.
 Es un modo de adquirir a título gratuito.
 Puede ser a título universal o a título singular: universal cuando se adquiere una
universalidad jurídica (herencia), singular cuando se adquieren bienes determinados
(legados).

LOS ASIGNATARIOS: Aquellas personas llamadas a suceder al causante por sucesión por
causa de muerte.
Clases:
a) Los asignatarios a título universal o herederos: suceden en todo el patrimonio del
causante, vale decir, en el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles o en una
cuota del mismo. El heredero no recibe bienes determinados, sino que la totalidad o una
cuota de la herencia.
Pasan a ocupar el lugar jurídico del causante.
Clases de Herederos:
1. Herederos universales.
2. Herederos de cuota.

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1.- Herederos universales: aquellos que suceden en el patrimonio del causante sin
designación de cuota, eventualmente el beneficio podría ser mayor para un heredero de
cuota.
2.- Herederos de cuota: aquellos a quienes se les indica la parte alícuota del patrimonio
del causante en que suceden.
La importancia de distinguir entre ambos radica en el derecho de Acrecer, así sólo tienen
tal derecho los herederos universales y no los de cuota.

b) Los asignatarios a título singular o legatarios: no suceden como los herederos en la


universalidad del patrimonio, sino que en bienes determinados.
Características de los legatarios:
1. no representan a la persona del causante.
2. no tienen otros derechos que los expresamente conferidos en el testamento.
3. no es responsable por deudas hereditarias, salvo:
1.- El legatario responde en subsidio del heredero.
2.- Responsabilidad frente a una acción de reforma de testamento, cuando el testador no
respeto las legitimas.

Clasificación de los legatarios.


1. Legados de especie o cuerpo cierto.
2. Legado de Género.
Diferencias entre uno y otro:
1.- el legatario de especie adquiere el dominio del legado por sucesión por causa de
muerte es decir al fallecimiento del causante.

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El legatario de género sólo adquiere un derecho personal un crédito con la sucesión que le
permitirá accionar en contra de los demás asignatarios para exigir el cumplimiento del
legado, y en definitiva adquiere el dominio del bien por tradición.
2.- a consecuencia de lo anterior, desde el fallecimiento del causante, el legatario de
especie tiene una acción real la acción reivindicatoria, en tanto el legatario tiene una
acción personal.
3.- el legatario de especie es dueño de los frutos y tiene derecho a ello desde la apertura
de la sucesión, en tanto el de género desde que se efectúa la tradición o bien cuando el
asignatario obligado se constituye en mora.

LA APERTURA DE LA SUCESION artículo 955 C.C.


Es el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y
se los transmite en propiedad.

Momento en que se produce la apertura de la sucesión


Regla general: al momento del fallecimiento del causante.
Excepción: en caso de muerte presunta desde la dictación del decreto de posesión
provisoria de los bienes del desaparecido, y en los casos en que no procede tal decreto,
desde el definitivo.
* Importancia de determinar el momento:
 Para determinar si el asignatario es capaz y digno de suceder.
 Para determinar la validez de las disposiciones testamentarias
 Para retrotraer los efectos de la aceptación o repudiación de las
asignaciones
 Para determinar la validez de los pactos sobre sucesión (salvo pacto sobre
cuarta de mejoras).
 Nace la comunidad entre los herederos,

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 Determina la legislación aplicable a la sucesión:

Lugar en que se abre la sucesión.


Regla : De acuerdo al artículo 955 del Código Civil, se abre en el último domicilio del
causante.
Corroboran lo anterior:
 COT: será juez competente para conocer todo lo relacionado con la sucesión por
causa de muerte, el del último domicilio del causante. (SI FUERE TESTADA)
 En cambio, si la sucesión fuere intestada, la posesión efectiva podrá solicitarse
ante cualesquiera de las oficinas del Registro Civil e Identificación, y de presentarse
solicitudes ante oficinas dependientes de diversos Directores Regionales, se acumularán
todas a la más antigua, frente a reclamaciones de forma se podrán presentar al respectivo
director regional y de fondo ante el juez del último domicilio del causante.

Ley que rige la sucesión.


Regla General: la da el artículo 955 del Código Civil. Así, por regla general, regirá la ley del
último domicilio del causante. Si éste tuvo su último domicilio en Chile, regirá nuestra ley;
por el contrario, si lo tuvo en el extranjero, regirá la ley del respectivo país.
Las excepciones son las siguientes:
 Caso del chileno que fallece en el extranjero. De acuerdo al artículo 15 del Código
Civil, si fallece un chileno teniendo su último domicilio en el extranjero, los parientes
chilenos tienen en la sucesión que se regirá por la ley extranjera, los derechos que les
otorgan las leyes patrias.
 Caso del extranjero que fallece dejando herederos chilenos: artículo 998 del
Código Civil.

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 Caso de la muerte presunta: artículo 81, establece que la declaración de muerte


presunta se hará por el juez del último domicilio que el desaparecido hubiere tenido en
Chile. Como la muerte presunta se declara en Chile, la sucesión se regirá también por la ley
chilena.
 Caso en que una persona fallece dejando bienes en Chile, y su sucesión se abre en
el extranjero: debe pedirse la posesión efectiva de la herencia en Chile respecto de los
bienes ubicados en nuestro país. El artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales señala
que será juez competente para otorgar la posesión efectiva de una sucesión que se abra en
el extranjero, el del último domicilio del causante en Chile, y si no lo tuvo, el del domicilio
de aquel que pide la posesión efectiva.

DE LA DELACION DE LAS ASIGNACIONES.


Se entiende por tal el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar una asignación por
causa de muerte.

Momento en que se defiere la asignación.


Se produce, al fallecimiento del causante.
Excepciones: en caso de una delación de la asignación condicional se distingue:
1.- La asignación está sujeta a condición suspensiva: la asignación se defiere al cumplirse la
condición suspensiva.
2.- La asignación está sujeta a condición resolutoria: la delación se produce al fallecimiento
del causante.
3.- La asignación está sujeta a una condición suspensiva que consiste en no ejecutar un
hecho que depende de la sola voluntad del asignatario: Estamos ante una condición
meramente potestativa, que depende de la sola voluntad del asignatario, la delación se
produce al momento de fallecer el causante, siempre y cuando al asignatario rinda caución
de restituir la cosa asignada, en caso de contravenir la condición.

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Pero si el testador dispuso que mientras está pendiente el cumplimiento de la condición,


pertenecerá a otro la cosa asignada, estaremos ante un fideicomiso, permaneciendo la
cosa en poder del fiduciario mientras no se cumpla la condición.

Las sucesiones indirectas.


La sucesión será directa, cuando se hereda por si mismo, sin intervención de otra persona.
Las sucesiones son indirectas cuando se adquieren a través de otra persona: tal es el caso
del derecho de transmisión y del derecho de representación.

EL DERECHO DE TRANSMISION.
Puede ocurrir que después de deferida la asignación, fallezca el asignatario. En tal caso,
podemos estar ante tres situaciones:
1.- Que el asignatario, antes de fallecer, alcance a repudiar la asignación que le fue
deferida: nada transmite a sus herederos por cuanto como opera la repudiación con efecto
retroactivo, se entiende que nunca nada adquirió.
2.- Que el asignatario, entre el momento de la delación y su fallecimiento, alcanzó a
aceptar la asignación. En tal caso transmite a sus herederos la asignación por sucesión por
causa de muerte en forma directa, por cuanto la asignación alcanzó a ingresar a su propio
patrimonio.
3.- Que el asignatario fallezca sin haberse pronunciado respecto a la herencia o legado que
le fue deferida. En tal evento, transmite a sus herederos la facultad que él tenía de aceptar
o repudiar la asignación. Esto es lo que se denomina DERECHO DE TRANSMISION

Campo de aplicación del derecho de transmisión.


1.- Se aplica tanto a la sucesión testada como a la intestada. El 2.- Tanto en herencias como
a los legados.

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3.- El adquirente debe ser siempre heredero.

Personas que intervienen en el derecho de transmisión.


a) El primer causante
b) El transmitente o transmisor, el que fallece sin aceptar o repudiar.
c) El adquirente del derecho en cuestión, heredero del transmitente o transmisor, a quien
pasa la facultad de aceptar o repudiar la asignación, denominado transmitido.

Requisitos que deben concurrir en el transmitente o transmisor.


1.- Debe haber fallecido sin aceptar o repudiar la asignación.
2.- Debe ser heredero o legatario del primer causante.
3.- Su derecho en la sucesión no debe haber prescrito
4.- Debe haber sido digno y capaz de suceder al primer causante.

Requisitos que deben concurrir en el transmitido.


1.- Debe ser heredero, es decir asignatario a título universal, del transmitente o
transmisor.
2.- Debe haber aceptado la herencia del transmitente o transmisor: pero una vez aceptada
la herencia del transmitente podrá aceptar o repudiar la del causante original.
3.- Deber ser capaz y digno de suceder al transmitente o transmisor. Art. 962.

EL DERECHO REAL DE HERENCIA.


Desde un punto de vista subjetivo, la herencia es un derecho real distinto al dominio, que
consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder en el patrimonio del
causante o en una cuota de él.

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CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE HERENCIA.


a) Es un derecho real, distinto al dominio y tiene su propia acción real la acción de petición
de herencia.
b) La herencia constituye una universalidad jurídica.
c) El derecho de herencia tiene una vida efímera, por cuanto al código no le gustan las
comunidades y propende su partición. .

MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO REAL DE HERENCIA.


Por tres modos puede adquirirse:
3.1 Por sucesión por causa de muerte, que ser lo usual.
3.2 Por la tradición.
3.3 Por prescripción.

POR SUCESION POR CAUSA DE MUERTE.


En su virtud, el heredero adquiere ipso iure el derecho real de herencia, por el sólo hecho
del fallecimiento del causante. En todo caso, con posterioridad, el heredero podrá aceptar
o rechazar el derecho que se le defiere y adquirió, por cuanto no siempre la herencia
significa un beneficio (puede venir más cargadas de deudas que de activos) y además
porque nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad.

La posesión de la herencia:
La sucesión por causa de muerte otorga al heredero el dominio de la herencia. En lo que
respecta a la posesión, debemos distinguir tres clases:
a) Posesión legal;
b) Posesión real; y
c) Posesión efectiva de la herencia.

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a) Posesión legal: la otorga el legislador presumiendo la concurrencia de los elementos


que conforman la posesión, corpus y ánimus. En la realidad, podrían faltarle al heredero
ambos elementos, pero igual la ley los presumirá. Incluso, hay posesión legal de la
herencia, aunque el heredero ignore su calidad de tal.
Cabe tener presente que la posesión legal del heredero no es la misma posesión del
causante. El heredero adquiere su propia posesión al momento de morir el causante.

b) Posesión real: equivale a la posesión definida por el art. 700.


c) Posesión efectiva: Es aquella que se otorga por sentencia judicial o por resolución
administrativa, a quien tiene la apariencia de heredero.
* Importancia de la posesión efectiva:
1º Sirve para conservar la historia de la propiedad raíz.
2º Respecto a la validez del pago: es válido el pago hecho de buena fe, a quien se
encontraba en posesión del crédito.
3º Origina una prescripción de plazo más breve para adquirir el dominio del derecho real
de herencia. Se reduce el plazo de 10 a 5 años (arts. 2512, 704 y 1269 del CC).
4º En materia tributaria, al Fisco le interesa que se determine quienes son los herederos y
por ende los obligados al pago del impuesto a las herencias.(Ley 16271).

POR TRADICION.
El Código Civil trata de la misma en los arts. 1909 y 1910.
a) Momento a partir del cual es posible realizarla.
Una vez fallecido el causante, el heredero puede disponer, enajenar su derecho de
herencia. De lo contrario hay un pacto sobre sucesión futura (objeto ilícito)
b) Forma de efectuar la tradición del derecho de herencia: doctrinas.

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El CC., en los arts. 1909 y 1910, establece los efectos pero no señala como. A raíz de lo
cual existen dos opiniones doctrinarias:
1.- Leopoldo Urrutia: Mayoritaria, la herencia al ser una universalidad jurídica es una
entidad abstracta distinta a los bienes que la componen, por lo que la naturaleza del bien
ya sea mueble o inmueble no se transmite ni comunica a la herencia o una cuota de ella,
así las cosas, no es clasificable en mueble o inmueble.
No obstante, como es necesario efectuar su tradición debemos aplicar la regla general
contenida en el artículo 684 (tradición de bienes muebles) por lo que resultaría ilógico
aplicar la regla excepcional (686 de inmuebles)
2.- Doctrina minoritaria: la naturaleza de los bienes si se transmite por lo que:
- si esta compuesta sólo por bienes muebles: 684
- si esta compuesta por bienes inmuebles: aplicamos la tradición del 686
- si tiene muebles e inmuebles: posee una naturaleza mixta, por lo que aplicamos la regla
del 686 excepcional.

Cabe distinguir ciertas situaciones:


1.- si se cede un bien determinado: es compraventa o permuta por lo que se rige por la
regla de dichos contratos.
2.- si se cede la universalidad completa: o cuota es cesión de derecho real de herencia.
3.- si se cede a título gratuito: es una verdadera donación por lo que aplicamos las reglas
de dichos contratos.
4.- si se cede a título oneroso: aplicamos las reglas de la cesión del derecho real de
herencia.

POR PRESCRIPCION.

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Ocurrirá ello cuando la herencia está siendo poseída por un falso heredero. En cuanto al
plazo, tal como lo dijimos, debemos distinguir si al heredero putativo se le otorgó o no la
posesión efectiva de la herencia:
a) La regla general: adquiere el derecho por la prescripción extraordinaria de 10 años. Los
10 años se cuentan desde que el heredero ilegítimo o falso entró en posesión material de
la herencia.
b) Excepcionalmente, si se obtuvo la posesión efectiva, el plazo se reduce a 5 años: se
discute si se cuenta desde la inscripción o del fallo.

REQUISITOS PARA SUCEDER POR CAUSA DE MUERTE.


Tres requisitos debe reunir el asignatario:
1º Debe ser capaz de suceder.
2º Debe ser digno de suceder.
3º Debe ser persona cierta y determinada (art. 1056 del CC)

1º CAPACIDAD PARA SUCEDER POR CAUSA DE MUERTE.


Reglas:
a) Las incapacidades para suceder son una excepción y por ende debemos interpretarlas
restrictivamente, excluyéndose toda interpretación analógica.
b) Quien invoque la existencia de una incapacidad para suceder, debe probarla.

Cinco son las incapacidades para suceder:


a) No existir al momento de abrirse la sucesión.
b) Falta de personalidad jurídica.
c) Haber sido condenado por el crimen de "dañado ayuntamiento".
d) La del eclesiástico confesor.

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e) La del notario, testigos del testamento y ciertos parientes del primero y sus
dependientes.

a) No existir al momento de abrirse la sucesión: pero no es necesario la existencia legal


basta con la existencia natural.
Excepciones a esta incapacidad:
 Caso del asignatario condicional: con tal que exista al tiempo de cumplirse la
condición
 Asignaciones hechas a personas que no existen, pero se espera que existan: con tal
que lleguen a existir de los 10 años, contados desde la apertura de la sucesión.
 Asignaciones hechas en premio de servicios a personas que no existen: valen, con
la misma limitación del caso anterior, esto es, que lleguen a existir en el plazo de 10 años.

b) Falta de personalidad jurídica: salvo que el objetivo de la asignación sea crear una
persona jurídica
c) Incapacidad de las personas condenadas por el crimen de dañado ayuntamiento: hoy, no
existe el delito de “Dañado ayuntamiento”. Se trata, hoy en día, de una incapacidad que
afecta al condenado por adulterio (que ha perdido su connotación penal) y por delito de
incesto con el causante (no así en lo que concierne a relaciones sacrílegas, pues se trata de
una hipótesis jurídica derogada de nuestra legislación civil). Para que opere esta causal, es
necesario que exista condena, antes del fallecimiento del causante, o a lo menos,
acusación, traducida en una condena con posterioridad al fallecimiento del causante.
Sin embargo, no se aplica la incapacidad, establece el artículo 964, si el asignatario
alcanzó a contraer matrimonio civil con el causante..

d) Incapacidad del eclesiástico confesor: art. 965 del CC.

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El testamento debe haber sido otorgado durante la última enfermedad y a su vez el


confesor, debe haberlo sido sea durante la última enfermedad, sea habitualmente en los
dos últimos años previos al otorgamiento del testamento.
e) Incapacidad del notario, testigos del testamento y sus familiares y dependientes: art.
1061 del CC.

2.- DIGNIDAD PARA SUCEDER POR CAUSA DE MUERTE.


Son la falta de méritos de una persona para suceder. Deben estar expresamente señaladas
por la ley.
Las causales de indignidad son 11, de las cuales las principales son las 5 contempladas en
el art. 968 del CC.

Indignidades del art. 968 del Código Civil:


a) El que cometió homicidio en su persona o la dejó perecer pudiendo salvarla.
b) El que atentó contra la vida, honor o bienes del causante, o de su cónyuge, o de
cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por
sentencia ejecutoriada.
c) El que no socorrió al causante en estado de demencia o destitución, pudiendo hacerlo.
d) El que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria o impidió testar.
e) El que ha detenido u ocultado dolosamente el testamento.

Otras indignidades legales:


f) No denunciar a la justicia el homicidio cometido en el difunto
g) No solicitar nombramiento de guardador al causante
h) Excusa ilegítima del guardador o albacea
i) El que se comprometa a hacer pasar bienes del causante a un incapaz para suceder
j) Albacea removido por dolo

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k) Partidor que prevarica

Otras mencionadas por los autores son: a) La del menor que se casa sin el consentimiento
de un ascendiente: art. 114 del CC.
b) El que se casa teniendo el impedimento de segundas nupcias:
c) El cónyuge separado judicialmente, que hubiere dado motivo a la separación por su
culpa: art. 994 del CC.

Características de las indignidades:


a) El causante puede perdonar la indignidad
b) La indignidad debe ser declarada judicialmente
c) La indignidad se purga con 5 años de posesión
d) La indignidad no pasa a los terceros de buena fe
e) La indignidad se transmite a los herederos

PARALELO ENTRE LAS INCAPACIDADES E INDIGNIDADES.


a) las incapacidades son de orden público, las indignidades de orden privado.
b) La incapacidad no puede ser perdonada, la indignidad sí.
c) El incapaz no adquiere la asignación; el indigno sí lo hace.
d) La incapacidad no debe ser declarada judicialmente sòlo constatada en tanto la
indignidad debe ser declarada.
e) Dado que el incapaz nada transmite a sus herederos. El indigno les transmite su
asignación, aunque con el vicio de indignidad.
f) La incapacidad pasa contra terceros, de buena o mala fe. La indignidad no pasa contra
terceros de buena fe.

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g) El incapaz no adquiere la asignación mientras no prescriban todas las acciones que se


pudieron hacer valer en su contra; el indigno, en cambio, adquiere la herencia o legado por
posesión de 5 años.

Disposiciones comunes a las incapacidades e indignidades.


a) Las incapacidades e indignidades no privan del derecho de alimentos.
Excepcionalmente, sí lo hacen, en los casos del art. 968 del CC, norma que está en armonía
con lo que a su vez establece el art. 324 del CC, que priva del derecho de alimentos en caso
de injuria atroz.
b) Los deudores hereditarios o testamentarios no pueden oponer como excepción su
incapacidad o indignidad

SEGUNDA PARTE: LA SUCESION INTESTADA.

Puede definirse como aquella sucesión que regla el legislador.


Y lo hace en los tres casos que señala el art. 980:
a) Cuando el difunto no ha dispuesto de sus bienes.
b) Cuando al disponer de sus bienes, no lo hizo conforme a derecho.
c) Cuando sus disposiciones no han tenido efecto.

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a) El difunto no dispuso de sus bienes: no otorgó testamento o bien lo otorgó pero sólo
efectúe en él declaraciones más no disposiciones de bienes.
b) El causante dispuso de sus bienes, pero no lo hizo conforme a derecho. Nulidad de
testamento.
c) El causante dispuso de sus bienes, pero sus disposiciones no han tenido efecto: cuando
los herederos repudiaron, fallecieron o son indignos o incapaces de suceder.

EL DERECHO DE REPRESENTACION.
El art. 984, inc. 1º del CC, dispone que se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya
por derecho de representación.

CONCEPTO DE DERECHO DE REPRESENTACION.


Art. 984, 2º: Consiste en una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar
y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre
o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA REPRESENTACION.


1.- El primer causante.
2.- El representado.
3.- El o los representantes.

REQUISITOS PARA QUE OPERE EL DERECHO DE REPRESENTACION.


4.1 Debe tratarse de una sucesión intestada.
4.2 Sólo opera en la línea descendente, no en la ascendente.
4.3 Sólo opera en algunos de los órdenes de sucesión
4.4 Es necesario que falte el representado.

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4.1 Sólo opera en la sucesión intestada.


Este principio tiene dos excepciones, mas aparentes que reales:
a) Asignación dejada indeterminadamente a los parientes se entedrà dejada a los que les
corresponde por sucesión intestada. PERO MÀS BIEN LA LEY INTERPRETA LA VOLUNTAD
DEL CAUSANTE.
b) En las legítimas: Tampoco hay aquí una excepción, porque si en las legítimas opera el
derecho de representación es sencillamente por una consecuencia de la aplicación de las
reglas de la sucesión intestada.

4.2 Sólo opera en la línea descendente, no en la ascendente, en los ordenes de los hijos y
de los hermanos, indefinidamente, pero nunca de ascendientes.
4.3 Sólo opera en algunos órdenes de sucesión.
a) En la descendencia del difunto: es decir, el nieto representa al hijo
b) En la descendencia de los hermanos
4.4. Es necesario que falte el representado, porque murió, o repudio, algunos creen que
también cuando es indigno e incapaz de suceder.

ORIGEN LEGAL DEL DERECHO DE REPRESENTACION.


El derecho de representante emana directamente de la ley, no del representado.
Este principio origina varias consecuencias:
1º La herencia del representado indigno no se transmite con el vicio de la indignidad.
2º El representante debe ser digno y capaz respecto del causante.
3º Se puede representar a la persona cuya herencia se ha repudiado.

EFECTOS DE LA REPRESENTACION.

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De acuerdo al art. 985 del CC, se puede suceder a una persona por cabezas o por estirpes.
Se sucede por cabezas cuando se sucede personalmente, caso en el cual los asignatarios
toman entre todos y por partes iguales la porción a que la ley los llame.
Cuando se sucede por derecho de representación, se hereda por estirpes, y todos los
representantes, cualquiera que sea su número, dividen por partes iguales la porción del
representado.

EL EFECTO RETROACTIVO DE LAS LEYES Y EL DERECHO DE REPRESENTACION.


La Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, deja en claro que la representación es una
ficción legal y por ello se rige por ley vigente al tiempo de la apertura.
Pero se establece que se respetará la voluntad del testador, si hubiere dispuesto que a
falta del asignatario directo, le sucederán aquél o aquellos que habrían tenido derecho a
representarlo. En tal caso el derecho de representación se rige por le ley vigente al tiempo
de otorgamiento del testamento.

PARALELO ENTRE LOS DERECHOS DE REPRESENTACION Y TRANSMISION.


1 En el derecho de transmisión, el legislador no hace sino aplicar las reglas generales. En la
representación, en cambio, estamos ante una ficción legal.
2 El derecho de representación emana directamente de la ley; el derecho del transmitido,
de su calidad de heredero del transmitente o transmisor.
3 El derecho de transmisión opera tanto en la sucesión testada como intestada. La
representación sólo se aplica en la intestada.
4 Se puede adquirir por transmisión, tanto una herencia como un legado. Por
representación sólo se adquieren herencias.
5 En el derecho de transmisión, el transmitente o transmisor, debe haber sobrevivido al
causante; en la representación, puede acontecer que el representado fallezca antes que el
causante.

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6 El derecho de transmisión puede ser invocado por más personas, que aquellas que a su
vez pueden impetrar el derecho de representación.

PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA SUCESION INTESTADA.


1º Principio de aplicación subsidiaria. Se aplica a falta de disposiciones testamentarias.
2º Principio de igualdad.
3º Principio del patrimonio unitario.
4º Principio de exclusión y preferencia.
5º Principio de relación conyugal o consanguínea.
6º Principio de la descendencia ilimitada.
7º Principio de la ascendencia ilimitada en la sucesión del hijo.
8º Principio de la colateralidad limitada.
9º Principio de armonización con la sucesión forzosa.
10º Principio de la prevalencia de la doble conjunción.
11º Principio de clausura. El fisco es el último llamado a suceder.

QUIENES SON HEREDEROS ABINTESTATO.


Están enumerados en el art. 983 del CC:
1º Los descendientes del causante.
2º Los ascendientes del causante.
3º Su cónyuge sobreviviente.
4º Sus colaterales.
5º El adoptado en su caso.
6º El Fisco.

LOS ÓRDENES DE SUCESION.

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Son aquel conjunto de parientes que excluye a otro de la sucesión, pero que a su vez,
puede ser excluido por otro conjunto de parientes.

Análisis de los órdenes de sucesión.


Primer orden de sucesión: de los hijos.
Segundo orden de sucesión: del cónyuge y de los ascendientes.
Tercer orden de sucesión: de los hermanos.
Cuarto orden de sucesión: de los otros colaterales.
Quinto orden de sucesión: del Fisco.

1.- Primer orden de sucesión: de los hijos.


Concurre también el cónyuge sobreviviente
a) Los hijos, personalmente o representados.
Excluyen a todos los otros herederos, salvo al cónyuge sobreviviente.
b) El cónyuge sobreviviente; reglas:
1º Si hay dos o más hijos, el viudo o viuda recibirá, por regla general, el doble de lo que
por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo.
2º Si hay sólo un hijo, la cuota del cónyuge sobreviviente será igual a la legítima rigorosa o
efectiva de ese hijo.
3º En ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la
herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.

Derecho de adjudicación preferente del cónyuge sobreviviente: El cónyuge sobreviviente


tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la
adjudicación en favor suyo de la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya
sido la vivienda principal de la familia, as¡ como del mobiliario que lo guarnece, siempre
que ellos formen parte del patrimonio del difunto. Si el valor total de dichos bienes excede

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la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no le sean
adjudicadas en propiedad, se constituya en su favor derechos de habitación y de uso,
según la naturaleza de las cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios.
El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe mientras no se inscriba
la resolución que lo constituye en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. Este
derecho de adjudicación preferente tiene carácter personalísimo: no puede transferirse ni
transmitirse.

Situación de los adoptados: En cuanto a la situación de los adoptados conforme a las


antiguas leyes, que fueron derogadas por la Ley número 19.620 (de 5 de agosto de 1999),
el adoptado concurría conjuntamente con los hijos naturales. Dicha norma no fue
derogada expresamente, no obstante la doctrina entiende que fue derogada tácitamente y
por no existir categorías de hijos, los adoptados concurrirían actualmente en el primer
orden

2.- Segundo orden de sucesión: del cónyuge sobreviviente y de los ascendientes.


Está contemplado en el art. 989 del CC. Se aplica este orden cuando no hay posteridad:
vale decir, hijos ni descendientes de éstos con derecho a representarlos.
Reglas:
1.- si hay cónyuge y no hay ascendientes: él lleva toda la herencia.
2.- si hay ascendientes y no hay cónyuge: la herencia la llevan los ascendientes, los de
grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Concurren en este segundo orden
de sucesión el cónyuge sobreviviente y los ascendientes.
3.- si concurren ambos: se reparte la herencia entre todos con ciertas limitantes: dos
partes de la herencia para el cónyuge, y una para los ascendientes.

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Carecen de este derecho: el padre o madre cuya maternidad o paternidad fue


determinada judicialmente en contra de su oposición. A menos que mediare
Restablecimiento del Hijo: acto solemne por el cual el hijo los reestablece en sus derechos.
Podrá hacerlo por escritura pública que deberá ser subinscrita al margen de la inscripción
de nacimiento o bien por testamento.

3.- Tercer orden de sucesión: de los hermanos: art. 990.


A falta de hijos -personalmente o representados-, de cónyuge sobreviviente y de
ascendientes. Suceden los hermanos personalmente o representados. Los hermanos de
doble conjunción (carnales de padre y madre), llevan el doble que los hermanos de simple
conjunción (sólo madre o solo padre).
4.- Cuarto orden de sucesión: de los otros colaterales
A falta de descendientes y ascendientes, de cónyuge sobreviviente y de hermanos,
sucederán al difunto los otros colaterales.
Hasta el sexto grado inclusive, los de grado más próximo excluyen a los de grado más
lejano, los de doble conjunción llevan el doble de la porción de los de simple conjunción.

5.- Quinto orden de sucesión: del Fisco.


La ley llama en el art. 995, a falta de todos los herederos abintestato designados en los
artículos 988 a 992, al Fisco, esto es, la persona jurídica del Estado. El Fisco llevará toda la
herencia. Cuando no existen otros herederos abintestato, se habla de herencias vacantes;
el Fisco concurre entonces en las herencias vacantes.

SITUACION DEL CONYUGE QUE HA DADO MOTIVO A LA SEPARACIÓN JUDICIAL POR SU


CULPA: pierde los derechos abintestato de su cónyuge.

LOS EXTRANJEROS Y LA SUCESION INTESTADA.

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Los extranjeros tienen los mismos derechos que los chilenos en las sucesiones abintestato
abiertas en Chile: art. 997. Esta norma no hace sino aplicar en el derecho sucesorio, el
principio general contemplado en el art. 57.

LA SUCESION TESTADA.

Testamento: artículo 999 C.C. “El testamento es un acto más o menos solemne, en que una
persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto
después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él,
mientras viva”

CARACTERISTICAS.
a) El testamento es un acto jurídico unilateral.
b) El testamento es un acto más o menos solemne. No significa que no existan
testamentos solemnes, todo testamento es solemne, no obstante la ley en virtud de
ciertas circunstancias permite que algunos cumplan con menores solemnidades.
c) El testamento es un acto personalísimo. No admite representación.
a) La ley no acepta los testamentos mancomunados o conjuntos ni las disposiciones
captatorias.
b) En el testamento no cabe la representación jurídica.
d) El testamento tiene por objeto fundamental, pero no único, disponer de los bienes, pero
en el pueden efectuarse declaraciones. e) El testamento produce sus plenos efectos
fallecido el causante, pero puede producir otros efectos en vida de éste, por ejemplo una
declaración (reconocimiento de un hijo) o una disposición: entregar un legado mientras
viva, en tal caso el legatario se mira como usufructuario del legado hasta la apertura, y es
un legado preferente.
f) El testamento es esencialmente revocable o provisional.

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Lo que es esencialmente revocable mientras viva el testador son las disposiciones más no
las declaraciones.
g) El testamento deberá bastarse a sí mismo. La ley exige que el testamento se baste a sí
mismo, y no esté complementado o integrado por otros documentos que carecen de las
solemnidades prescritas para otorgar testamento.

REQUISITOS DEL TESTAMENTO.


En todo testamento deben existir requisitos externos (son las solemnidades de cada
testamento y dependerá del tipo de testamento que se trate) e internos:
REQUISITOS INTERNOS DEL TESTAMENTO

1. CAPACIDAD PARA TESTAR.


2. voluntad exenta de vicios
1.- CAPACIDAD: Por regla general todos son hábiles para testar, por excepción no lo son:
a) El impúber.
b) El que actualmente no estuviere en su sano juicio.
c) El demente bajo interdicción.
d) El que no pudiere expresar su voluntad claramente.

2.- VOLUNTAD EXENTA DE VICIOS.


Se oponen a la libre manifestación de la voluntad del testador los vicios de la voluntad:
fuerza, dolo y error.

1) La fuerza en el testamento.
Requisitos de la fuerza: los mismos requisitos como vicio del consentimiento. El código
señala que la fuerza que mediera de cualquier modo en el testamento, hace al testamento

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nulo. Lo que ha llevado a parte de la doctrina a pensar que la fuerza física también viciaría
el testamento.
Sanción de la fuerza en el testamento. El 1700 señala que es nulo en todas sus partes, por
lo que la doctrina piensa que es nulidad absoluta, Somarriva, piensa que es nulidad relativa
como regla general, y que cuando dice en todas sus partes se refiere a la nulidad de todo el
testamento y no solo de la cláusula que aparece motivada por fuerza.

2) El dolo en el testamento. Se aplican las reglas generales, no obstante con una salvedad,
no se exige que sea obra de una de las partes, lo cual es lógico pues estamos en presencia
de un acto jurídico unilateral.
3) El error en el testamento. El código no trata el dolo dentro del testamento sino en las
disposiciones testamentarias:
1.- error en el nombre o calidad del asignatario, estableciéndose que este no vicia la
disposición, si no hubiera duda acerca de la persona.
2.- “la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro
que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita”. No escrita ha llevado a
interpretar para algunos como inexistencia y otros como nulidad absoluta.

CLASIFICACION DEL TESTAMENTO


1.- TESTAMENTOS SOLEMNES: pueden ser:
1.1. OTORGADOS EN CHILE: pueden ser:
a- ABIERTO
B.- CERRADO.
1.2. OTORGADOS EN EL EXTRANJERO: pueden ser:
a- conforme a la ley chilena
b.- conforme a la ley extranjera.
2.- TESTAMENTOS MENOS SOLMENES:

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a- verbal
b.- marítimo
c- militar.

- Ley que rige las solemnidades del testamento: la ley vigente al tiempo de su
otorgamiento.

2.- DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN CHILE.


a.1) Requisitos comunes a todo testamento solemne.
1º Que conste por escrito
2º Presencia de testigos.

Habilidad de los testigos.


Son Inhábiles:
1º Los menores de 18 años.
2º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia.
3º Todos los que actualmente se hallaren privados de razón.
4º Los ciegos.
5º Los sordos.
6º Los mudos.
7º Los condenados a alguna de las penas designadas en el art. 271 número 3 del Código
Civil, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser
testigos.
Se refiere dicho precepto al culpable de un delito a que se aplique la pena aflictiva de
reclusión o presidio u otra de igual o mayor gravedad.
8º Los amanuenses del escribano que autorizare el testamento.
9º Los extranjeros no domiciliados en Chile.

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La habilidad putativa de un testigo no anula el testamento (caso de error comun)


Conforme al art. 1013, si un testigo es inhábil, pero esa inhabilidad no se manifiesta
exteriormente y la opinión dominante era que este testigo podía serlo del testamento, la
circunstancia de la inhabilidad real del testigo no anula el acto. Con todo, la habilidad
putativa o aparente no podrá servir sino a uno solo de los testigos. Si son inhábiles dos o
más de los testigos, el testamento será irremediablemente nulo.

Otros requisitos de los testigos.


Además de ser hábiles, los testigos deben cumplir otros requisitos:
1º Dos testigos a lo menos, deberán estar domiciliados en la Comuna o agrupación de
Comunas en que se otorgue el testamento.
2º Si el testamento se otorga ante tres testigos, uno por lo menos deberá saber leer y
escribir; y si se otorga ante cinco testigos, dos por lo menos deben cumplir con este
requisito.

B) EL TESTAMENTO SOLEMNE ABIERTO, PUBLICO O NUNCUPATIVO.


Es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y en su caso
al ministro de fe.
Forma de otorgarlo:
 Ante funcionario público competente y tres testigos.
 Ante cinco testigos, sin intervención de funcionario público alguno.

 Testamento otorgado ante funcionario y tres testigos.

Funcionarios que pueden autorizarlo:


1.- El notario público.

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2.- El juez de primera instancia.


Todos los funcionarios anteriores deben ser territorialmente competentes, que no esta
relacionada con el domicilio del testador, sino con la sede del funcionario.

El testamento abierto puede ser otorgado en protocolo o en hoja suelta.


El testamento otorgado ante un juez de primera instancia, necesariamente será dado en
hoja suelta, pues tal funcionario no lleva protocolo en el cual insertar los testamentos.
Protocolización del testamento otorgado en hoja suelta.
Si el testamento no se ha otorgado en el protocolo del notario, sino que ante el notario en
hoja suelta, ante el juez de primera instancia o sin intervención de funcionario alguno y en
presencia solamente de 5 testigos, será necesario, antes de proceder a la ejecución del
testamento, efectuar su protocolización. El art. 415 del COT define la protocolización como
“el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario, a pedido de quien lo
solicita”.
Plazo de protocolización: el c.c no lo dice pero el cot dice que solo valdrá como
instrumento público si es protocolizado al día siguiente hábil de su otorgamiento.

 Testamento otorgado ante cinco testigos.


La otra forma de otorgar testamento abierto es ante cinco testigos, sin intervención de
funcionario público.
Naturalmente, este testamento no puede estar revestido de la misma autenticidad que el
anterior y por ello la ley, para proceder a la ejecución de esta clase de testamentos, exige
previamente su Publicación.
Tramites de publicación:
1.- El juez competente para conocer de la publicación del testamento es el del último
domicilio del testador

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2.- Fallecido el causante, se lleva su testamento abierto ante el juez designado, quien
deberá previamente cerciorarse de la muerte del testador, salvo los casos en que ésta se
presume (art. 1010). Para este objeto, el interesado exhibirá la partida de defunción del
causante.
3.- Hecho esto, el juez cita a su presencia a los testigos del testamento para que
reconozcan sus firmas y la del testador.
4.- Si alguno de los testigos está ausente, los presentes abonarán su firma
5.- Reconocidas las firmas, el juez rubrica el testamento al principio y fin de cada hoja y lo
manda protocolizar en una notaría.

Declaraciones que debe contener el testamento abierto.


1º El nombre y apellido del testador.
2º El lugar de su nacimiento y su nacionalidad.
3º Si está o no avecindado en Chile y si lo está, la Comuna en que tuviere su domicilio.
4º Su edad.
5º La circunstancia de hallarse en su entero juicio.
6º Los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio.
7º Los nombres de los hijos habidos en cada matrimonio.
8º El nombre de cualesquiera otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos.
9º El nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos.
10º El lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento.
11º El nombre, apellido y oficio del notario, si asistiere alguno.

ETAPAS DE OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO ABIERTO:


1º Escrituración y lectura del testamento. El testamento, una vez escrito, es leído en alta
voz por el funcionario que interviene en su otorgamiento, y si no interviene ninguno, o sea

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se trata de un testamento otorgado ante cinco testigos, por aquel de los testigos que
designe el testador. La lectura del testamento es un acto continuo e ininterrumpido.
2º Firma del testamento.
Puede acontecer que el testador o alguno de los testigos no sepa o no pueda firmar. En el
primer caso, se mencionará en el testamento tal circunstancia, expresándose la causa. No
es necesario que alguien firme por el testador.

1º Personas que están obligadas a otorgar testamento abierto.


a) El analfabeto
 b) El ciego : y además en su caso debe darse una doble lectura, sólo puede
otorgarse ante tres testigos y funcionario público.
c) El sordo o sordomudo que pueda darse a entender claramente.

2º Personas que no pueden otorgar testamento abierto.


a) El sordo o sordomudo que sólo puede darse a entender por escrito, o sea, que
desconozca la lengua de señas.
b) El extranjero que no conociere el idioma del notario y testigos que concurren al
otorgamiento del testamento.

C) TESTAMENTO SOLEMNE CERRADO O SECRETO.


Es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones
testamentarias.

Personas ante quienes debe otorgarse. Siempre ante funcionario público y tres testigos.

Etapas de otorgamiento del testamento cerrado.


1º Escrituración y firma del testamento.

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2º Introducción del testamento en un sobre cerrado.


3º Redacción de la carátula del testamento.

1º Escrituración y firma del testamento.


Al respecto, pueden presentarse tres situaciones:
a) Que el testamento esté escrito y firmado por el testador: no hay duda acerca de su
validez.
b) Que el testamento esté escrito a mano o por medios mecánicos dactilográficos por un
tercero y firmado por el testador. También es inobjetable.
c) Que el testamento esté escrito de puño y letra del testador, pero no esté firmado por él.
Al respecto, se plantea la discusión. La mayoría cree necesario la existencia de la firma.

2º Introducción del testamento en sobre cerrado. Y sellado, si se presenta ante el juez


violado el sello es nulo.

3º Redacción y firma de la carátula.


Una vez efectuadas las operaciones anteriores, debe redactarse la carátula por el notario.
Comienza con el epígrafe “testamento” y a continuación deberá el notario expresar las
siguientes circunstancias:
1.- asegurar que el testador se encuentra en su sano juicio;
2.- individualizar al testador
3.- individualizar a los testigos en la misma forma
4.- indicar el día, mes y año del otorgamiento
5.- El cot agrega al igual que en el abierto, exige indicar hora de otorgamiento. La falta de
hora no acarrea nulidad del testamento sino sanciones al notario de índole
administrativas.

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Características del otorgamiento:


1) El otorgamiento del testamento cerrado debe ser ininterrumpido.
2) Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado.
es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada,
declarando con toda claridad que tal instrumento contiene su testamento.
3) Testamentos de los que no pueden ser entendidos de viva voz.
Se refiere al extranjero testador que no entiende el idioma del notario y los testigos, en tal
caso, el extranjero no podrá expresar de viva voz que en el sobre cerrado que lleva está su
testamento.

Personas que no pueden otorgar testamento cerrado.


1.- analfabeto
2.- ciegos
3.- los sordos o sordomudos que conociendo la lengua de señas, no saben escribir.

El testador puede llevarse el testamento o dejarlo en notaría.

Apertura del testamento cerrado.


Fallecido el testador, para la ejecución de su testamento cerrado, es necesario proceder a
la apertura del mismo.

Características del proceso:


1.- la apertura del testamento cerrado se solicitará ante el juez del último domicilio del
testador.
2.- la apertura del testamento, al igual que la protocolización y publicación, puede pedirla
cualquiera persona capaz de parecer en juicio.

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3.- cuando el juez haya de proceder a la apertura del testamento cerrado, se cerciorará
previamente de la muerte del testador, salvo los casos de presunción de fallecimiento.
4.- el juez citará al notario y a los testigos, quienes depondrán sobre los siguientes hechos:
a) Reconocerán su firma y la del testador.
b) Reconocerán si el testamento está tal cual fue otorgado.
c) Protocolización del testamento cerrado: Reconocidas las firmas y la integridad del
testamento, se abre el sobre y el juez rubrica el testamento al principio y fin de cada hoja,
y lo manda protocolizar ante el notario que lo autorizó o ante aquel que el juez designe.

LA NULIDAD DEL TESTAMENTO SOLEMNE.


Reglas:
 La omisión de cualquier solemnidad del testamento acarrea su nulidad.
 La omisión de las declaraciones del testamento no anula éste si no hay dudas
sobre la identidad de las personas que intervienen en él.
 Sanción por la omisión de la indicación del lugar de otorgamiento del testamento.
 Sanción por la omisión de la indicación de la hora del otorgamiento del
testamento, como ya dijimos no es la nulidad.

3.- DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN PAIS EXTRANJERO.


Este testamento puede otorgarse de dos formas:
A) Testamento otorgado en conformidad a la ley extranjera. Artículo 1027.
B) Testamento otorgado en conformidad a la ley chilena. Artículos 1028-1029.

A) TESTAMENTO OTORGADO EN CONFORMIDAD A LA LEY EXTRANJERA.


Requisitos.
1º Debe otorgarse por escrito.
2º Debe acreditarse que se han cumplido las solemnidades exigidas por la ley extranjera.

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3º Debe acreditarse la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria.


Recordemos que la autenticidad de un instrumento consiste, según el artículo 17, en el
hecho de haber sido realmente otorgado y autorizado por las personas y de la manera que
en él se expresa.

Se aplica el principio "Lex Locus regit actum".


Contiene sin embargo una excepción al principio citado, la que consiste precisamente en
que el testamento ha de constar por escrito, no reconociendo valor al testamento verbal,
cualquiera que sea su eficacia en el extranjero.

Validez en Chile del testamento ológrafo otorgado en el extranjero.


Olografo: como en argentina, que puede ser otorgado de cualquier manera escrita
inclusive en una servilleta, la mayoría de la doctrina considera que es válido por cuanto
sólo se exige cumplir las solemnidades del país donde se otorgó y que sea por escrito.

B) TESTAMENTO OTORGADO EN PAIS EXTRANJERO EN CONFORMIDAD A LA LEY


CHILENA.
Requisitos.
1º El testador debe ser chileno o extranjero domiciliado en Chile.
2º Los testigos que intervienen en este testamento deberán ser chilenos o extranjeros
domiciliados en la ciudad en que se otorgue el instrumento.
3º El testamento debe ser otorgado ante un cónsul o representante diplomático chileno.
4º En lo demás, se observarán las reglas del testamento solemne otorgado en Chile.

4.- DEL TESTAMENTO MENOS SOLEMNE O PRIVILEGIADO.

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Son aquellos en que puede omitirse algunas de las solemnidades establecidas por la ley,
por consideración a circunstancias especiales, determinadas expresamente por el
legislador. Ellos son:
1º El testamento verbal.
2º El testamento militar.
3º El testamento marítimo.

1º El testamento verbal.
Es aquel otorgado por una persona en caso de peligro inminente para su vida, que parezca
no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne, ante tres testigos y haciendo de
viva voz sus declaraciones y disposiciones testamentarias. Art. 1035.

2º El testamento militar.
Es aquel testamento otorgado en tiempo de guerra por los militares y demás individuos
empleados en un cuerpo de tropas de la República, de los voluntarios, rehenes y
prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando
y sirviendo a cualquiera de los antedichos, siempre que se hallen en una expedición de
guerra, que está actualmente en marcha o campaña contra el enemigo, o en una
guarnición de una plaza actualmente sitiada. Arts. 1041 y 1043.
El fundamento de este testamento privilegiado estriba en el hecho de que en condiciones
de guerra se hace imposible conservar todas las solemnidades exigidas por la ley.

3º El testamento marítimo.
Es aquel que se otorga en alta mar en un buque de guerra chileno o en un buque
mercante que navega bajo bandera chilena. Arts. 1048 y 1055.
Tiene los mismos fundamentos que el testamento militar, pero puede tener una mayor
aplicación práctica, pues la ley permite otorgarlo en tiempo de paz.

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b) Características comunes.
1º Suponen situaciones específicas que consisten ya en un peligro inminente para la vida.
2º Estos testamentos caducan sin necesidad de que sean revocados. El testamento verbal
caduca si el testador falleciere después de los 30 días subsiguientes al otorgamiento; o si
habiendo fallecido antes, no se hubiere puesto por escrito el testamento, con las
formalidades que la ley exige, en los 30 días subsiguientes al de la muerte. El testamento
militar caduca si transcurren 90 días subsiguientes a aquel en que hubieren cesado con
respecto al testador las circunstancias que habilitaban para testar militarmente.
Finalmente, el testamento marítimo caduca si el testador sobrevive 90 días al desembarco
del buque de guerra chileno o mercante bajo bandera chilena. No se entenderá por
desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque.
3º Por su propia naturaleza el testamento privilegiado tiene menos exigencias formales
que el solemne.
En lo concerniente a los testigos, dice la ley que "Bastará la habilidad putativa..." y
las solemnidades son mínimas, según declara el art. 1032:
a) El testador declarará expresamente que su intención es testar.
b) Las personas cuya presencia sea necesaria serán unas mismas del principio hasta el fin.
c) El acto será continuo o sólo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente
requiera.
4º El testamento privilegiado que revocare un testamento solemne no surtirá efecto
alguno, si caduca, en cuyo caso subsistirá el testamento solemne temporalmente revocado
5º Los testamentos privilegiados pueden impugnarse de la misma manera que los
testamentos solemnes.
6º Los testamentos privilegiados que no hayan sido autorizados por notario, valdrán como
instrumentos públicos, una vez protocolizados, previo decreto del juez competente.

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DEL ACRECIMIENTO Y LA SUSTITUCION.


EL DERECHO DE ACRECIMIENTO.
Es aquél derecho en virtud del cual existiendo dos o más asignatarios llamados a un
mismo objeto sin determinación de cuota, la parte del asignatario que falta se junta, se
agrega, aumenta la de los otros asignatarios.

Requisitos
1 Que se trate de una sucesión testamentaria.
2 Que existan dos o más asignatarios.
3 Que los asignatarios sean llamados a un mismo objeto.
4 Que los asignatarios hayan sido llamados sin designación de cuota.

- Los asignatarios conjuntos.


Respecto de estos asignatarios, la ley distingue tres clases de conjunción: la simplemente
verbal o labial, la conjunción real y mixta.
a) Conjunción verbal o labial: son llamados en una misma cláusula testamentaria, pero a
distintos objetos y por tanto, no hay acrecimiento.
b) Conjunción real: cuando dos o más asignatarios son llamados a un mismo objeto en
distintas cláusulas del testamento. En este caso opera el derecho de acrecimiento.
c) Conjunción mixta: lo es cuando ella es tanto verbal como real, o sea, los asignatarios son
llamados a un mismo objeto y en una misma cláusula testamentaria. Aquí opera el derecho
de acrecimiento.
5 Que falte algún asignatario.
a) Cuando el asignatario conjunto fallece antes que el testador.
b) Cuando el asignatario conjunto sea incapaz o indigno de suceder.
c) Cuando el asignatario repudia la asignación.

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d) Cuando siendo asignatario condicional, en el caso de la condición suspensiva, fallare la


condición.

- Concurrencia del derecho de acrecimiento con el de representación: en principio, no


puede haber conflicto entre ambos derechos, porque el derecho de representación sólo
opera en la sucesión intestada y el de acrecimiento únicamente en la sucesión testada.
Pero sucede que el derecho de representación opera respecto de los legitimarios, pues
éstos concurren, son representados y excluidos de acuerdo con las reglas de la sucesión
intestada. El problema consiste en determinar cuál derecho va a prevalecer en la mitad
legitimaria, si el de representación o el de acrecimiento. La respuesta: si un legitimario no
lleva el todo o parte de su legítima por las causales allí indicadas “y no tiene descendencia
con derecho a representarle”, su porción acrece a la mitad legitimaria y se reparte entre los
legitimarios existentes.

6 Que el testador no haya designado un sustituto para el asignatario que falta.


7 Que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento.

LA SUSTITUCION.
Supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario en
caso de faltar éste, de modo que si esto ocurre por cualquier causa, pasará a ocupar su
lugar el sustituto establecido por el testador.

Clases de sustitución.
La sustitución vulgar consiste en designar en el testamento la persona que va a
reemplazar al asignatario en caso de que éste falte por cualquier causa legal. (art. 1156)
La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario que en el
evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en

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propiedad fiduciaria. En este caso nos hallamos ante un fideicomiso y por ello esta
sustitución se rige por lo dispuesto en el título de la propiedad fiduciaria.

Concurrencia del derecho de representación con la sustitución.


La dificultad sólo puede presentarse en la mitad legitimaria y en ésta debemos concluir
que la representación excluye a la sustitución.

CONCURRENCIA DE LOS DERECHOS ANTERIORES CON EL DERECHO DE REPRESENTACION Y


DE TRANSMISION.
1.- Cómo concurre el derecho de transmisión con el de acrecimiento y sustitución.
El derecho de transmisión excluye al acrecimiento y la sustitución, porque estos últimos
suponen que falte el asignatario antes del fallecimiento del causante.
A su vez, la sustitución excluye al acrecimiento, porque jurídicamente si el testador
designa un sustituto, ya no falta el asignatario, pues aquél pasa a ocupar su lugar.

2.- El derecho de representación y el de transmisión no concurren entre sí.


Respecto a tales derechos, si bien tienen un campo de aplicación común (la sucesión
intestada), no hay posibilidad alguna de colisión. En efecto:
1º Para que opere el derecho de transmisión es necesario que el asignatario fallezca con
posterioridad al causante, sin alcanzar a pronunciarse respecto de la asignación deferida,
en cambio en el derecho de representación, el fallecimiento del representado debe
haberse producido con anterioridad al del causante.
2º Tampoco la hay en caso de que el asignatario falte por otro motivo, pues la transmisión
opera sólo en caso de fallecimiento:

3.- Concurrencia de la representación con el acrecimiento y la sustitución.

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Nos atenemos a lo señalado cuando tratamos de la sustitución: el problema en principio


no se presenta, salvo en la mitad legitimaria, y en ella, prima el derecho de representación.

LA SUCESION FORZOSA.
“Son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun
con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas”. Art. 1167.

Características de las asignaciones forzosas.


a) Estas asignaciones no son hechas por el causante, sino por la ley.
b) Prevalecen sobre las disposiciones testamentarias.
c) Demuestran que la facultad del testador para disponer de sus bienes es limitada.
d) Están protegidas por diversos medios legales: teoría de los acervos, teoría de la
inoficiosa donación, las imputaciones que se ordenan para su pago, etc.
e) Operan tanto en la sucesión intestada como en la testada
f) Para el cálculo de alguna de ellas, la ley dispone un procedimiento de reconstitución del
patrimonio del causante, llegándose incluso a dejar sin efecto actos de disposición que
puedan afectar la cuantía de tales asignaciones.
g) Los beneficiados con estas asignaciones, pueden perderlas por indignidad y
desheredamiento.

3.- Cuales son las asignaciones forzosas.


Son:
a) Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas.
b) Las legítimas.
c) La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del
cónyuge.

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a) De los alimentos como asignación forzosa.


Requisitos de esta asignación.
a) Que se trate de aquellas personas que tienen derecho a cobrarlos conforme a la ley.
b) Que los alimentos estén fijados por sentencia judicial, transacción aprobada por tribunal
competente o que al menos hayan sido demandados en vida del causante.
no está sólo representado por la titularidad, que arranca de la
c) Que no varíen las condiciones que legitimaron la demanda o la transacción judicial
aprobada.
d) Que el titular no sea asignatario forzoso del causante o no reciba una asignación
testamentaria o abintestato en la sucesión.
e) Que el asignatario no haya incurrido en la causal de injuria atroz respecto del causante.
f) Que el asignatario exista, no sólo al momento de la apertura de la sucesión, sino durante
todo el tiempo en que se devenguen las pensiones periódicas.

Forma en que se paga esta asignación.


Puede pagarse de dos maneras:
a) Por la sucesión, afectando a la masa hereditaria, aquì es una baja general de la herencia.
b) Por uno o más partícipes de la sucesión, escogidos por el causante, aquí no grava la
masa, no es baja general.

Rebaja de la asignación.
Los alimentos forzosos pueden ser rebajados en cualquier época después de la muerte del
testador.

Responsabilidad del asignatario de alimentos forzosos.


Dispone el art. 1170 que los asignatarios de alimentos forzosos no estar n obligados a
devolución alguna en razón de las deudas o cargas que gravaren el patrimonio del

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causante. Lo anterior se explica dado el carácter de derecho asistencial de los alimentos,


sin perjuicio de que se rebajen, si la asignación parece desproporcionada a las fuerzas del
patrimonio.

Asignación de alimentos forzosos cuantiosos.


Puede suceder que el causante, en su testamento, haga una asignación de alimentos
forzosos que excedan los que según la sentencia o la transacción debe pagar al
alimentado.
El exceso se imputará a la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su
arbitrio.

B) LAS LEGITIMAS:
El art. 1181 define las legitimas como “aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley
asigna a ciertas personas llamadas legitimarios”.

Enumeración de los legitimarios.


a) Los hijos, personalmente o representados por su descendencia.
b) Los ascendientes.
c) El cónyuge sobreviviente.

Cómo concurren los legitimarios.


a) La legítima se distribuye de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada.
b) La legítima se distribuye entre los legitimarios y no concurren a ella todos los herederos
abintestato.
c) En el resto de la herencia, por regla general, no se aplican las reglas de la sucesión
intestada. Excepción.

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Sin embargo, lo dicho sólo se aplica dentro de la mitad legitimaria. Los legitimarios, en la
cuarta de mejoras o en la parte de libre disposición (cuarta o mitad), no concurren de
acuerdo con las reglas de la sucesión intestada.
.
Preferencias de los legitimarios:
a) Las legítimas se calcularán sobre la base de un acervo imaginario
b) Las asignaciones legitimarias no pueden ser objeto de condición, plazo, modo o
gravamen alguno. Art. 1192.
Excepcionalmente, el artículo 86 número 7 de la ley General de Bancos, permite a los
bancos ser administradores de los bienes que se hubieren dejado a título de herencia o
legado, a capaces o incapaces. Agrega el precepto que “Podrán sujetarse a esta misma
forma de administración los bienes que constituyen la legítima rigorosa, durante la
incapacidad del legitimario.”
c) Las legítimas tienen preferencia para su pago.
d) No obstante tratarse de una asignación forzosa y no intestada, el legitimario puede
concurrir personalmente o representado por sus descendientes.
e) Si el causante no dispone total o parcialmente de la cuarta de libre disposición y/o de la
cuarta de mejoras, este excedente acrece a la mitad legitimaria y forma las llamadas
“legítimas efectivas”.
f) Los legitimarios tienen una acción especial para defender sus legítimas: los arts. 1216 y
siguientes consagran la acción de reforma del testamento
g) Para evitar que el causante pueda burlar una legítima, el art. 1197 establece que si bien
el causante puede designar las especies con que debe pagarse una legítima, no podrá tasar
los valores de dichas especies.
h) Si se hace una donación revocable o irrevocable a quien no tiene calidad de legitimario,
y el donatario no adquiere después esta calidad, se resuelve la donación y los bienes
vuelven al patrimonio del donante.

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i) El desheredamiento de un legitimario tiene reglas propias que están contenidas en el art.


1208, que son más exigentes, aún cuando no muy distintas de las referidas a las
indignidades.
j) El causante puede prometer a un legitimario no disponer de la cuarta de mejoras, único
pacto sobre sucesión futura permitido. k) Si un legitimario no lleva el todo o parte de su
legítima, por cualquier causa, dicho todo o parte se agrega a la mitad legitimaria y
contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros.

Clasificación de las legítimas.


a) Legítima rigorosa.
La legítima rigorosa es por lo tanto la parte de la mitad legitimaria que corresponde a cada
uno de los legitimarios llamados a la sucesión conforme a las reglas de la sucesión
intestada.
b) Legítima efectiva.
La legítima efectiva se forma por el acrecimiento a la mitad legitimaria del todo o parte de
la cuarta de libre disposición o de la cuarta de mejoras, sea porque el causante no dispuso
de ellas o porque su disposición no tuvo efecto, pero sólo si concurren a la herencia
conforme a las reglas de la sucesión intestada, herederos legitimarios.

Acervo en que se calculan las legítimas.


Las legítimas se calculan sobre la base del acervo imaginarios.

La acción de inoficiosa donación.


Esta acción la tienen los legitimarios en contra de los donatarios cuando el causante ha
hecho en vida donaciones irrevocables excesivas que menoscaban las legítimas rigorosas o

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mejoras, y que se traduce en la rescisión de dichas donaciones, A OBJETO DE FORMAR LOS


ACERVOS.

LA SUCESION SEMIFORZOSA.
Es la que procede de la cuarta de mejoras, y es semiforzosa, porque toda asignación con
cargo a ella requiere de la expresión de voluntad del causante, sea en su testamento o con
ocasión de una donación revocable o irrevocable.

PERSONAS QUE PUEDEN SER TITULARES DE CUARTA DE MEJORAS.


a) Los descendientes, herederos predilectos en la ley como consecuencia de presumir la
voluntad e intención del causante.
b) El cónyuge sobreviviente (incorporado por la Ley número 18.802).
c) Los ascendientes (incorporados por la Ley número 19.585).
El testador está obligado, si desea disponer de la cuarta de mejoras, a asignarla como lo
estime conveniente, pero entre las personas indicadas. Si ello no ocurre, los legitimarios
tienen acción de reforma de testamento, ya que se ha dispuesto de esta parte de la
herencia con infracción de ley. Dejada sin efecto dicha disposición, el todo o la parte de la
cuarta de mejoras, en su caso, incrementará las legítimas rigorosas, transformándolas en
efectivas, lo cual favorecerá a los legitimarios.

CARACTERISTICAS DE LA CUARTA DE MEJORAS.


4.1 Constituyen una asignación forzosa.
4.2 No se presume.
4.3 No es susceptible de sujetarse a modalidades o gravámenes, salvo las excepciones
legales.

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La ley reglamenta especialmente una modalidad a que puede sujetarse la mejora: la


administración de un Banco, y en tal evento, no es necesario que el asignatario sea
incapaz.

PROMESA DE NO DISPONER DE LA CUARTA DE MEJORAS. Único pacto de sucesión futura


permitido. Su objetivo es lograr formar la legitima efectiva.

Requisitos del pacto.


a) Se trata de un acto solemne, que debe celebrarse con el causante por escritura pública.
b) Sólo pueden celebrarlo ciertas personas: el cónyuge o alguno de los descendientes o
ascendientes del futuro causante, que a la fecha de la suscripción de la escritura sean
legitimarios.
c) Sólo puede referirse a la no disposición de la cuarta de mejoras en su totalidad, sea
asignando el todo o una cuota de ella o haciendo donaciones con cargo a esta parte de la
herencia.
d) Debe ser pura y simple la convención.

Efectos de la promesa de no disposición.


a) El prometiente (causante) cumple lo prometido, en cuyo caso la cuarta de mejoras
incrementará la legítima rigorosa.
b) Puede ocurrir que el causante incumpla la promesa, en cuyo caso el legitimario a quien
se hizo la promesa tiene derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le
habría valido su cumplimiento, a prorrata de lo que la infracción les aprovechare.

Sanción por la infracción de la promesa.


La naturaleza jurídica de la infracción de la promesa de no disponer de la cuarta de
mejoras es la de provocar la inoponibilidad.

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Teoría de los acervos/ donaciones/ y perdida de las asignaciones serán explicados en clases
La unidad referida a Partición es estudiada en derecho procesal.

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