DERECHO ROMANO

DERECHO ROMANO
CONTENIDO TEMÁTICO
1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO
1.1. 1.2. Los sistemas jurídicos contemporáneos Importancia y utilidad del estudio de derecho romano

2. PERIODIZACIÓN DE ROMA Y SU DERECHO
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Diversos criterios de Periodización Orígenes de Roma: fundación y leyenda La monarquía La república El imperio

3. DERECHO ROMANO EN ORIENTE, DESPUÉS DE JUSTINIANO Y EN OCCIDENTE
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. El derecho romano de la Edad Media en Oriente El derecho romano de la Edad Media en Occidente El derecho romano en la Edad Moderna: Renacimiento El derecho romano a fines de la Edad Moderna: siglos XVII y XVIII El derecho romano en la Edad Contemporánea

4. FUENTES DEL DERECHO EN ROMA
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Concepto y clases de fuente Fuentes del derecho romano En la monarquía En la república En el principado En el imperio absoluto

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5. CONCEPTOS GENERALES
El jus y el fas 5.2. La equidad, la justicia y la jurisprudencia 5.3. Los preceptos del derecho 5.4. Derecho público y derecho privado 5.5. Dualismo entre el derecho civil y el derecho honorario 5.6. Derecho escrito, derecho no escrito, derecho común y derecho singular 5.7. Interpretación de la ley 5.8. Vigencia del derecho objetivo en el tiempo y en el espacio 5.9. Concurso, colisión y algunas reglas en relación con los derechos subjetivos
5.1.

6. PERSONAS
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Su concepto y clasificación Las personas físicas Del estado de libertad El colonato Estado de ciudadanía Estado de familia De las personas morales

7. LA FAMILIA
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. Concepto Fundamento y estructura de la familia romana La patria potestad El matrimonio Los esponsales El concubinato Matrimonio sin connubio El contubernio Tutela y curatela

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8. DERECHO PROCESAL CIVIL
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. Protección de los derechos El proceso y sus clases El procedimiento y sus clases Organización judicial Procedimiento de las acciones de la ley El procedimiento formulario Los procedimientos especiales Procedimientos extraordinarios Las acciones

9. DERECHO PATRIMONIAL ROMANO: LOS DERECHOS REALES
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. Concepto y clasificación de las cosas Noción y clasificación de los derechos reales La posesión La propiedad Derechos reales de goce sobre la cosa ajena Derechos reales de garantía

10. DERECHO PATRIMONIAL ROMANO
10.1. Teoría de las obligaciones 10.1.1. Concepto y génesis de la obligación romana 10.1.2. Clases y obligaciones 10.1.3. Fuentes de las obligaciones 10.1.4. Elementos de las obligaciones 10.1.5. Efectos de las obligaciones 10.1.6. Transmisión de las obligaciones 10.1.7. Extinción de las obligaciones

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Los pactos 11.1. Los contratos consensuales 11. Sucesión testamentaria 13.10. Clasificación de los contratos 11. Delitos públicos y delitos privados 12. Otros actos ilícitos generadores de obligaciones 13. Los contratos verbales 11. DERECHO SUCESORIO 13.1.5. Cuasidelitos 12.2.3. Delitos y cuasidelitos 12.1.3. CONTRATOS Y CUASICONTRATOS 11.DERECHO ROMANO 11.2.1.5. La donación 11.Los cuasicontratos 12.6.8.9. Sucesión universal Mortis causa 13. Los contratos literales 11. Adquisición de la herencia 13. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 12. Los contratos innominados 11.4.7. Concepto de contrato y sus elementos 11.4. Los contratos reales 11.3.2.6. Sucesión intestada 13.1. Fundamento y concepto de la sucesión hereditaria 13. Sucesión singular Mortis causa Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 4 .1.1.

. LA UTILIDAD DEL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO • • • • • Nuestro derecho tiene sus orígenes en él. por ejemplo las obligaciones son totalmente creadas bajo la fuente del derecho romano. El derecho romano es el conjunto de los principios de derecho que han regido la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia. Y las aplicaciones de los jurisconsultos.1.LOS SISTEMAS JURIDICOS CONTEMPORANEOS 1. Después de haber formado durante siglos la legislación de Francia no es ya susceptible de aplicación después de la promulgación del Código Civil. y Por cultura Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Se incluyen el origen de nuestras leyes. Se debe estudiar como un modelo.DERECHO ROMANO INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO.com cel: 331 345 84 25 5 . 1.2 Importancia de su estudio. En el derecho romano. pero sin embargo su estudio no ha cesado de constituir con justo título • • LA BASE DE TODA EDUCACIÓN JURÍDICA. desde su origen hasta la muerte del emperador Justineano. Historia.

llega a alcanzar su más alto grado de perfección. extendido al contacto de las legislaciones extranjeras. El tercer período marca su apogeo. que tenían contacto indirecto con algunos pueblos domesticadores de caballos del centro de Asia e introdujeron las armas de hierro en la cultura italiana. Se compone de costumbres antiguas de los pueblos itálicos que fundaron la nueva ciudad. 2* De la Ley de las XII Tablas al fin de la Republica (304 a 723 de Roma). LA DE LOS UMBRÍOS (que los enterraban) Y LA DE LOS ILIRIOS. que sobrevive precariamente al lado de las culturas de los diversos invasores indogermánicos. como son la de LOS LATINOS (que cremaban a sus muertos). determinado por la Ley de las XII Tablas. y adquiere el carácter de derecho nacional. coordinado y adaptado a las necesidades de la práctica por ingenios eminentes. Después. que habían entrado en la península durante el último milenio. se pueden distinguir cuatro períodos de Roma históricamente hablando : 1* De la fundación de roma a la Ley de las XII Tablas (I a 304 de Roma). Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. se encuentran allí restos de una cultura originaria italiana.2. 3* Del advenimiento del imperio a la muerte de Alejandro Severo (723 a 988 de Roma. Falta Si se considera el derecho privado de los romanos desde el punto de vista de su desenvolvimiento. En el segundo.C. que forman entre sí una confederación. Orígenes de Roma: Fundación y Leyenda. durante el reinado de Diocleciano y durante todo el Bajo Imperio cesa de progresar. el derecho romano está todavía en la infancia. pero este último período es señalado por los trabajos de codificación. hacia 1000 a. Además. Finalmente. 2. se desarrolla gracias a la interpretación de los pontífices y de los jurisconsultos. arios.. Diversos criterios de Periodización. después de la fundación de Roma hasta el reinado de Justineano. (decadencia) Durante el primer período. preindoeuropea.C. o 235 de la era cristiana). PERIODIZACION DE ROMA Y SU DERECHO. después de 900 a. 4* De la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniano (225 a 565 de la era cristiana). entran en Italia los etruscos y establecen allí importantes ciudades.DERECHO ROMANO 2. Cuando comienza en Italia la época del hierro.com cel: 331 345 84 25 6 .

Monarquía. esta época puede subdividirse en dos. Históricamente Hablando Fundación de Roma República Imperio Decadencia Políticamente Hablando Monarquía República Principado o Diarquía Imperio Absoluto Dominato Jurídicamente Hablando Fundación Preclásico Clásico o Postclásico Estas épocas o periodos histórico-políticos corresponden a las distintas fases de evolución del derecho privado: La Monarquía y la República al derecho preclásico. Cerdeña y Córcega. Principado o Diarquía. extendía su poder a Sicilia. Entre estas culturas superiores de etruscos. en la que se unió el núcleo latino con un establecimiento sabina. 4. 750 a. se encuentra la llanura de Lacio. República. primero en la confederación italiana.C. de civilización modesta. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. republicano e imperial.com cel: 331 345 84 25 7 .DERECHO ROMANO Desde aprox.. 2. El nombre de Roma es de origen etrusco. de modo que la historia del Derecho Romano quedaría comprendida dentro de los siguientes periodos histórico-políticos: 1. Imperio Absoluto o Dominato. el Principado al Derecho Clásico y el Imperio Absoluto al posclásico. 3. griegos y fenicios. A mediados del siglo VIII se fundó allí la ciudad de Roma. en tanto que la poderosa colonia de los fenicios. Especialmente desde el punto de vista político. A medida que progresaba la unificación interior Roma lográ conquistar el poder. Su historia puede ser dividida en tres periodos: monárquico. con la advertencia de que durante el imperio tuvieron lugar grandes cambios en las instituciones. algunas ciudades griegas fundaron prósperas colonias en el Sur de Italia. en la que se agrupaban ciudades pequeñas y aldeas. luego en toda la península itálica. Cartago.

En realidad se trata de la unión de varias familias muy extensas. con antepasados comunes y ligadas entre sí por el mismo nombre gentilicio.3 LA MONARQUÍA. asambleas de carácter legislativo político. una profunda desigualdad entre patricios y plebeyos.DERECHO ROMANO 2. Los más pobres. ejercía el poder de por vida y de forma suprema. que constituyen a la gran masa de la población. La población de esta pequeña comunidad se encuentra políticamente agrupada en 30 curias. esto es. cada una de ellas con un número diverso de individuos. a cambio de la prestación de determinados servicios. El rey. Estos individuos que dirigen la vida política. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.C.com cel: 331 345 84 25 8 . 10 curias por cada una de las 3 tribus. En este periodo el poder público estuvo integrado por tres elementos: el Rey. como es la agrupación de carácter aristocrático que denominamos gens. situación que acarreará una serie de luchas internas cuya finalidad apunta a desterrar las marcadas diferencias entre individuos que comparten una misma sociedad. acudían a las familias poderosas en busca de apoyo. los comicios y el senado. Existía por tanto. así como aquéllos de origen extranjero. Los comicios. La época monárquica abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana. estaban integrados por “todos los hombres libres capaces de portar armas”. era un cuerpo de carácter consultivo que apoyaba al monarca en sus labores de gobierno. del año 753 al 510 a. por su parte. Sus miembros son nombrados por el rey que los elige entre los ancianos más sabios de la comunidad. transmitido de generación en generación. quien al principio fue designado por los comicios. siempre por la vía masculina. cuyos miembros tienen en común un culto familiar especial. es decir. El senado. cada una de ellas bajo la autoridad de un paterfamilias. Por otro lado encontramos a los plebeyos. Los integrantes de dichas curias se reúnen atendiendo a un criterio específico. Los miembros de este grupo han sido denominados clientes. religiosa y social de Roma. son conocidos con el nombre de patricios y tienen una situación privilegiada en la sociedad.

Tarquino el Antiguo. introduce la práctica religiosa en Roma.com cel: 331 345 84 25 9 . concede más facultades al senado y aumenta a 300 el número de sus miembros.DERECHO ROMANO La Monarquía 1. el último de los monarcas. Esta trae como consecuencias la creación de los comicios por centurias. monarca muy piadoso. que tiene una duración aproximada de 250 años. EL REY. Finalmente. Servio Tulio. según se afirma. Roma vivió bajo el gobierno de siete reyes. Los siguientes monarcas Tulio Hostilio y Anco Marcio. realiza una reforma político-administrativa que toma como base el censo económico de la población y es conocida como Reforma Serviana. Tarquino el Soberbio. el primero de los cuales. es un déspota que pretende gobernar dictatorialmente y termina siendo destituido y desterrado. por su parte. son reyes guerreros que consolidan el poder militar. A su muerte le sucede Numa Pompilio. de quien. crea el Senado. Su sucesor. Con él concluye la época monárquica. (continuación) Durante el periodo monárquico. Rómulo. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.

LOS COMICIOS. la votación se llevaba a cabo de una forma indirecta. Existían dos tipos de comicios: por curias y por centurias. la división interna de las tres tribus que integraban la población. Los comicios constituían la Asamblea político-legislativa de este periodo. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. es decir. populus.com cel: 331 345 84 25 10 . Tanto la convocatoria para la reunión de los comicios como la propuesta de ley. el voto se efectuaba por curia y en cada una de ellas. la propuesta sería aprobada independientemente del número de integrantes de cada una de ellas. es decir. por otro.DERECHO ROMANO 2. Revistió una doble importancia: por un lado. ya que de modo alguno la expresión significa reunión exclusiva de unos o de otros. a) LAS COMICIOS POR CURIAS: La asamblea de las curias siempre se denominaba pueblo. Las curias fue la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos. B) LOS COMICIOS POR CENTURIAS. que de ellos surgiera eran facultades propias del rey. el aspecto religioso y las festividades en general. lugar determinado del foro donde acostumbraban reunirse. o sea. por individuo con lo cual si del total de 30 curias 16 votaban en un mismo sentido. incluyendo este término tanto a patricios como a plebeyos. El término proviene de comitium. la reunión de todos los ciudadanos. EN ESTOS COMICIOS. aseguraba el ejercicio de los derechos políticos y.

en primer término se tomaba el voto de las centurias correspondientes a los caballeros y a la primera clase. La votación seguía realizándose como en los comicios por curias de forma indirecta con la salvedad de que en este caso. agrupados en 30 centurias. formando la tercera clase. • Quienes poseían más de 25.000 ases (moneda de cobre) se agruparon en 80 centurias. como hemos dicho.000 ases pero menos de 25. se unieron en 20 centurias.000. • La quinta clase estaba compuesta por aquellos individuos que tenían más de 10. • Los que tenían más de 75. con lo cual dicha votación podía ser ganada por los grupos Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.000. integran a su vez otras 20 centurias.000. • Los que disponían de más de 50. se congregaron en otras 20 centurias. las de cuarta clase.000 ases pero menos de 75. la cual. eran situados en la posición más baja B) LOS COMICIOS POR CENTURIAS. 193 centurias Estos nuevos comicios se reunían en el Campo Marte y la unidad de voto era la centuria. se lleva a cabo bajo el reinado de Servio Tulio y está basada en un censo económico de la población que da origen a la aparición de los comicios por centurias. independientemente de la fortuna que tuviesen y que ocupaban la posición más alta de esta pirámide social. • Había otras cinco centurias formadas por los individuos económicamente mas débiles . • Existían además 18 centurias formadas por caballeros.DERECHO ROMANO El crecimiento de Roma hizo necesaria una reforma administrativa.000. de segunda clase.000 ases pero menos de 100. denominadas de primera clase.000 ases pero menos de 50. que fueron establecidos de la siguiente manera: • Los individuos que poseían más de 100.com cel: 331 345 84 25 11 .

C. poco a poco y cuando menor jurídicamente estos dos grupos se fuesen igualando. EL SENADO. comprendida entre losinviolable.com cel: 331 345 84 25 A partir de ese momento los plebeyos obtienen el derecho de ser representados por dos magistrados especiales. puesto que constituyen la mayoría y. En un principio el senado (senatus) constituía única y exclusivamente un cuerpo constitutivo de apoyo al rey. por lo mismo. Al era principio. LOS TRIBUNOS DE LA Esta etapa de laPLEBE (tribuni queda cuya persona historia romana plebis). cobraban cada vez mayor ascendiente. LA REPÚBLICA.4. no se tiene en cuenta la opinión del resto de la población. y que leyenda.y 27Asímismo tenían años 510 a. situación que provoca que estos últimosadecidan plebicitos. puesto que es el único que va a subsistir como cuerpo permanente de gobierno. Esta circunstancia ocasiona12 que. pero no será sino hasta la caída de la monarquía cuando este órgano asesor adquiera verdadero poder político. conoce como Consulado. 3. la origen los abandonar decisiones ciudad para fundar una nueva. lo plebe según la en un votadas por la cual.DERECHO ROMANO señalados. cuyos consejos (senatusconsulta). principio afectaban sólo a los discurso de Menenio Agripa queposterioridad también pero que con les hace desistir. no se lleva a cabo merced al famoso plebeyos. durante este periodo persiste una gran facultades paa convocar a la asamlea pugna entre patricios yplebe (concilium plebis) que dio de la plebeyos. También a la primera época de la República se le fueron obligatorias para los patricios. . LA REPUBLICA 2. Estaba integrado por 100 miembros escogidos por el propio monarca. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.

figura del Dictador tal es el caso de que va erosionando al sistema Sila y de Julio César hasta llegar a la republicano.DERECHO ROMANO LOS TRIBUNOS DE LA PLEBE (tribuni plebis). Su triunfo definitivo sobre Cartago prácticamente transforma a los romanos en dueños del Mar Mediterráneo (Mare Nostrum). Es también en esta etapa histórica cuando Roma se convierte en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo. Interiormente se suscita una serie de guerras civiles. Con el tiempo Octavio llegará a13 Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. cada vez con por LOS GRACOS. creación del triunvirato. al punto que llega a ser necesario crear un sistema administrativo cada vez más fuerte y complicado para gobernar tan vastos territorios. o EL mayor frecuencia se recurre a la MOVIMIENTO DE ESPARTACO. Además la gran Urbe va consolidando su dominio sobre toda la Península Itálica y va estableciendo colonias en todos aquellos territorios que conquista..com convertirse en Augusto. . con quien cel: 331 345 84 25 comienza prácticamente la etapa Imperial. Pompeyo y Craso. Marco Antonio y Lépido. EL SEGUNDO por Octavio. EL PRIMERO de ellos estuvo integrado por Julio César. motines y levantamientos como el encabezado Así las cosas.

se reúnen y funcionan de modo semejante al que hemos visto en la etapa anterior. Funcionan sin la participación efectiva de los ciudadanos y estaban constituidos POR 30 LICTORES que representaban a cada una de las curias. los comicios curiados pierden importancia e intervienen sólo en determinados actos religiosos y de derecho privado. se reunían siempre bajo la presidencia del gran pontífice. Durante la República Durante este periodo dicho cuerpo consultor adquiere una importancia considerable. A) COMICIOS POR TRIBUS.com cel: 331 345 84 25 14 . jefe de la iglesia en este periodo. finalmente son aceptados en él. EL SENADO. tales como las abrogaciones y la confección de los testamentos. LOS COMICIOS En la republica Básicamente. que habían estado excluidos del senado. Sin embargo. Los plebeyos.DERECHO ROMANO EL TRIUNVIRATO EN ESTA ÉPOCA EL PODER PÚBLICO estaba integrado por el senado. 3. su opinión es considerada en todas las cuestiones importantes y está capacitado para decidir en los asuntos relacionados con la paz y la guerra. los comicios y los magistrados. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 1.

aunque inferiores en número. esto es. los ciudadanos se reunían siempre convocados por un magistrado. LLAMADOS CÓNSULES. elegidos por los comicios y cuyo cargo duraba un año. Las funciones político-legislativas se distribuían entre esta nueva asamblea y el comicio centuriado. Por su parte. que eran los jefes civiles y militares del Estado. que vivía en la ciudad y sólo contaba con cuatro tribus.. de manera que el triunfo correspondía siempre a las tribus rústicas.DERECHO ROMANO Esta modalidad aparece durante la República: los ciudadanos se agrupan atendiendo a un criterio territorial basado en el domicilio. En estas asambleas. La figura del rey es sustituida por dos magistrados. altos funcionarios públicos. gozaban de mayor ascendiente en la organización cívica que el grueso de la población. que incluía la coercitio o poder disciplinario. Los magistrados detentaban un poder muy amplio: algunos de ellos tenían el imperium o facultad discrecional de mando. así territorialmente queda determinada la existencia de 4 tribus urbanas y 31 rústicas. los grandes terratenientes. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. la autoridad religiosa se separa de los poderes civiles y es confiada al gran pontífice.LOS MAGISTRADOS. A ellas pertenecían los ciudadanos más acaudalados. la iurisdictio o facultad de administrar justicia y el ius agendi cum populo o cum senatu o derecho de convocar y presidir a las asambleas cívicas o al senado. También en estas asambleas es la mayoría de las tribus quien decide. La ciudad de Roma se divide en 4 sectores o tribus y el campo romano en 31. MUY PRONTO AL LADO DE LOS CÓNSULES aparecieron otros magistrados que también participan en el gobierno de la ciudad. 4. que.com cel: 331 345 84 25 15 .

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El imperium sin embargo, sufría limitaciones tales como el veto (intercessio) del tribuno de la plebe; la provocatio ad populum, recurso del que todo ciudadano disponía frente a la pena de muerte; la temporalidad ya que los magistrados duraban en su cargo 18 meses como máximo; la colegialidad, esto es, que dichos cargos eran ocupados cuando menos por dos personas en el caso de los cónsules o por un número mayor en lo que se refiere a las demás magistraturas, finalmente, existía otra limitación: la responsabilidad que podía exigirse al funcionario al término de su gestión .

LOS CARGOS ERAN DE ELECCIÓN POPULAR

Se desempeñaban de forma gratuita, sin que el magistrado recibiera emolumentos; por tal motivo, el cargo se definía como un honor y la carrera política era denominada cursus honorum. LAS MAGISTRATURAS

Podían ser patricias o plebeyas. Las patricias son las más antiguas y siguieron llamándose así aun después de que los plebeyos pudieran acceder a ellas: primero en lo que se refiere al consulado en Jorge Luisel año 367 a.C. y después a todas las demás. Escamilla Dimas
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A su vez Las Magistraturas Podían Ser Ordinarias O Extraordinarias: unas existían siempre, de forma habitual, como órganos estables del gobierno, mientras las segundas sólo aparecían en casos de excepción, para resolver situaciones de emergencia como las provocadas por crisis políticas o económicas -internas o externas- o a causa de alguna calamidad pública. Los Magistrados Ordinarios podían ser prorrogados un año más en el desempeño de sus funciones, encargándose durante ese lapso del gobierno de alguna provincia. Al cónsul o al pretor prorrogados se les denominaba procónsul o propretor, respectivamente.

LA DICTADURA
CONSTITUÍA UNA MAGISTRATURA EXTRAORDINARIA,

Para casos de excepción, pero estaba contemplada dentro del orden legal. En momentos de peligro para la República, con acuerdo del Senado, cualquiera de los cónsules podía nombrar un dictador, funcionario que ejercería entonces el poder de forma unipersonal, en tanto que desaparecían las demás magistraturas. El dictador permanecía en su cargo mientras se mantuviera el problema y como máximo durante seis meses. Sin embargo, al final de la época republicana, este carácter de transitoriedad cambio; Sila, con la intención de reorganizar la administración, ocupó el cargo desde el año 82 Jorge Luis Escamilla Dimas 17 e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com César lo retuvo desde el año 49 hasta su muerte en 44 hasta 79 a.C.; y Julio cel: 331 345 84 25 a.C.; por esta razón la función desapareció en el año 43 a.C.

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Además de los cónsules, como magistrados ordinarios figuran los pretores, censores, ediles o curules y cuestores. La magistratura extraordinaria por exclecencia era el dictador.

LOS PRETORES eran los encargados de administrar justicia

LOS CENSORES, elegidos cada 5 años, (censo)

Los urbanos conocían de los litigios entre ciudadanos, y los pretores peregrinos, de aquellos entre ciudadanos y extranjeros o entre extranjeros solamente; al igual que los cónsules desempeñaban el cargo durante un año que era el plazo que tenían para desempeñar la función. Para ejercer por un plazo de 18 meses, durante los cuales desempeñaban su cargo, realizaban el censo de la población ubicando a los ciudadanos en las clases establecidas mediante la Reforma Serviana. Admitían a los nuevos miembros del senado y también intervenían en la concesión de contratos de obras públicas y en los arrendamientos de terrenos estatales. No tenían imperium pero su función fue muy prestigiada y a través de la elaboración de las listas de ciudadanos y de senadores de hecho ejercían una vigilancia moral y jurídica sobre toda la población. Como censores eran elegidos los ciudadanos más experimentados; generalmente se trataba de Desempeñaban excónsules, que culminaban así una brillante carrera funciones de política política. urbana y además conocían de los litigios 18 en los mercados.

LOS EDILES CURULES
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primer parcial Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Hasta aquí 07 octubre . . . Unos y otros duraban un año en el cargo. .DERECHO ROMANO LOS CUESTORES Estaban encargados de la administración del erario público y también intervenían en el gobierno de las provincias.com cel: 331 345 84 25 19 .

Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 20 .DERECHO ROMANO CARACTERIZACIÓN DEL DERECHO PRECLÁSICO.

del año 27 a. cuya fuente principal es la costumbre. Hasta finales de la época republicana Roma se convirtió en uno de los mercados más importantes de la antigüedad.DERECHO ROMANO DURANTE LA MONARQUÍA Y LA REPÚBLICA SE DESARROLLA EL DERECHO LLAMADO PRECLÁSICO. sin que preocupe demasiado su individualización: se prefiere la seguridad jurídica a la equidad -dura lex sed lex-. es decir. Así tenemos la existencia de conceptos. la aplicación rígida de la ley.com cel: 331 345 84 25 21 . EL PRINCIPADO O LA DIARQUÍA. con una primera etapa del derecho arcaico.5. Durante este periodo el poder supremo es compartido por el Senado y el príncipe o emperador.C. y los extranjeros fueron incluidos en la vida jurídica de la ciudad. Esta etapa histórica se inicia con el advenimiento DE AUGUSTO AL PODER y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador. EL DERECHO TIENE UN CARÁCTER EMINENTEMENTE NACIONALISTA Y QUE MUCHOS ACTOS JURÍDICOS SÓLO PUEDEN LLEVARSE A CABO POR CIUDADANOS ROMANOS. al 284 de nuestra era. a través del derecho honorario. EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS APARECEN NOTABLES CAMBIOS: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 2.

el emperador obtiene gradualmente poder hasta llegar a reunir en su persona todos los cargos públicos. a las que se suman ya las mencionadas constituciones imperiales. al mismo tiempo.com cel: 331 345 84 25 22 . al punto que casi desaparecen. así como en las medidas jurídicas que los gobernantes toman para controlarla. En un principio. la declinación se refleja en la forma de vida del pueblo. pero. pues las convocatorias para su reunión se espacian cada vez más.DERECHO ROMANO Por un lado. en consecuencia. sin embargo. Podríamos afirmar que con Augusto el Imperio alcanza su máximo esplendor en todos los aspectos. la labor de LOS COMICIOS se torna prácticamente nula. JURÍDICAMENTE SERÁ ESTÁ LA ÉPOCA CLÁSICA DEL DERECHO. Sus fuentes formales siguen siendo las mismas del período anterior. por otro lado. se inicia su decadencia. emite medidas legislativas que conocemos con el nombre de constituciones imperiales. El emperador va concentrando el poder de legislar en la medida en que esta facultad le es paulatinamente cedida por el senado . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. ésta no es notoria y menos aceptada por los romanos. mientras EL SENADO va absorbiendo sus facultades.

Las fuentes son muy variadas y las instituciones jurídicas se multiplican. el derecho se desenvuelve con rapidez. que se ajuste al caso concreto Y ASÍ APARECE EL CASUISMO tan característico del sistema jurídico romano. se construye una verdadera ciencia jurídica.6. y principalmente a través de la jurisprudencia. principios para el desarrollo cultural en todas sus manifestaciones. buscando la Individualización De Lo Norma. Roma había logrado su máxima expansión territorial y disfrutaba de largos períodos de tranquilidad y bienestar. 2. ahora si se aplica el principio DE EQUIDAD. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Con las bases adquiridas en los últimos años de la República. IMPERIO ABSOLUTO O DOMINATO. Es en la época del derecho clásico cuando el Derecho Romano ALCANZA SU MAYOR GRADO DE EVOLUCIÓN.com cel: 331 345 84 25 23 .DERECHO ROMANO CARACTERIZACIÓN DEL DERECHO CLÁSICO.

queda en manos de Arcadio. el último Emperador de Occidente. Al Imperio de Occidente le esperaba una vida breve . Este emperador convierte al cristianismo y lo reconoce como religión oficial del Estado. al norte de la Península Itálica mientras que el IMPERIO DE ORIENTE con capital en la propia Constantinopla.DERECHO ROMANO EN ESTE PERIODO TODOS LOS PODERES SE CONCENTRAN EN EL EMPERADOR . Rómulo Augústulo.por lo que toca al Imperio Romano Occidental.com cel: 331 345 84 25 24 . y hasta 1453. en el 476. DERECHO ROMANO EN ORIENTE . 3. Es una época de decadencia Abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma.fecha en que cae la ciudad de Constantinopla y termina asi el Imperio Romano de Oriente. situada en el estrecho del Bósforo y a la que da el nombre de Constantinopla. se rinde ante el avance incontenible de las invasiones germánicas y es destronado por Odoacro. En el año 410 Roma es saqueada por el Rey bárbaro Alarico y pocos años después. El periodo del Imperio Absoluto corresponde a la fase del derecho posclásico. En el año 330 el Emperador Constantino traslada la capital del Imperio a la ciudad de Bizancio. que no es una fase creativa.| La caída del Imperio de Oriente o Imperio Bizantino se da cuando la ciudad de Constantinopla es tomada por los Turcos en el año de 1453. DESPUES DE JUSTINIANO Y EN OCCIDENTE Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. en 476. los juristas de la época se dedican más bien a ordenar y compilar la producción jurídica de las fases anteriores. En el año 395 Teodosio I divide el Imperio entre sus dos hijos: adjudica a Honorio EL IMPERIO DE OCCIDENTE con capital en la ciudad de Ravena.

3. Córcega. a la vez. 2.C. Es el conjunto de la labor jurídica de Justineano se le conoce como Corpus iuris civilis y esta compuesto por : CORPUS IURIS CIVILIS Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. logrando reconquistar algunos de los imperios invadidos como Africa. Cerdeña.El Código. en el año 565 termina lo que se conoce como la primera etapa de vida del Derecho Romano. como una labor creativa en el sentido de que adapto las normas jurídicas anteriores a las necesidades de su época. Pretendió instaurar el antiguo Imperio Romano. Al conjunto de la labor jurídica de Justineano se le conoce como CORPUS IURIS CIVILIS y esta compuesto por el Código.. la etapa de su creación iniciada con la fundación de Roma en el año 753 a. o sea. PRIMER ETAPA DE EL DERECHO ROMANO Con la muerte de Justineano.. las Instituciones y las Novelas. 25 . La reunión de todo el material jurídico que había integrado el derecho de los romanos hasta su época y. falta LA TAREA LEGISLATIVA DE JUSTINEANO ES CONTEMPLADA COMO UNA TAREA DE CODIFICACIÓN. Sicilia. el Digesto. sino también a las nuevas disposiciones dictadas durante su reinado.DERECHO ROMANO En el año 527 ascendió al trono imperial el emperador Justineano que reinaría hasta su muerte en 565.Las Instituciones y 4.com cel: 331 345 84 25 1... Italia y parte de la península Ibérica. Trató de imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del Imperio.Las Novelas.El Digesto.

derecho privado. fuentes del derecho y los oficios de los funcionarios imperiales. en el año 528 se nombra una comisión para reunir a los CÒDIGOS GREGORIANO.DERECHO ROMANO 1.  LIBRO IX.  LIBRO I. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. HEMOGENIANO Y TEODOSIANO EN UNA SOLA OBRA. Esta obra se publicó al siguiente año con el nombre del CÓDIGO DE JUSTINEANO.  LIBROS DEL X al XII Derecho administrativo. Posteriormente en 534 se hizo una revición del Código incluyendo las constituciones imperiales más recientes bajo la dirección de Triboniano.com cel: 331 345 84 25 26 . ESTE CÓDIGO ESTABA DIVIDIDO EN 12 LIBROS:  LIBROS II al  VIII. derecho penal. Derecho Eclesiástico.EL CÒDIGO..

Y finalmente. el tercer grupo se dedicó a analizar principalmente los escritos de Papiniano y otros jurisconsultos y produjo el fondo papineano Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 27 .FONDO SABINEANEO. 3.. Las comisiones tenían poderes para corregir y modificar los textos estudiados en las diversas compilaciones. que esta obras conformado de Sabino y 2. a estas adaptaciones y modificaciones se les conoce como interpolaciones o Emblemata Triboniani.De las cuales la primera se encargó de revisar todo lo referente al derecho civil y a integrar lo que se le conoce como fondo sabineaneo. EL DIGESTO o PANDECTAS Es una colección compuesta por citas de los escritos de los grandes jurisconsultos clásicos. se compone de 50 libros Para su realización se crearon 3 subcomisiones 1. 3.FONDO EDICTAL..DERECHO ROMANO ... 2.La segunda revisó lo relacionado con el derecho honorario contenido en los edictos de los magistrados e integró el fondo edictal. 1. así como adaptar obras clásicas a las necesidades del derecho vigente. básicamente por seguidores.FONDO PAPINEANO...

Marciano.DERECHO ROMANO Se publicaron en 533. el Segundo. quienes se basaron en obras de Ulpiano. es un libro de texto en cuyo preámbulo el emperador da una serie de consejos “a la juventud que desea estudiar leyes”. Esta obra estuvo bajo la dirección de Triboniano. como en las demás. Tercero y parte del Cuarto libro se refieren a LAS COSAS. y es una obra dirigida a la enseñanza del derecho. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. mientras que el final de éste se dedica a LAS ACCIONES. y Gayo. Teófilo y Doroteo. trata de LAS PERSONAS. de los cuales: Primero. LAS INSTITUCIONES Esta obra contiene cuatro libros. y colaboraron también dos juristas.com cel: 331 345 84 25 28 .

después de la publicación definitiva del Código. en el año 534. sobre todo hasta el año 545 en que muere Triboniano. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. simplificándolo la mayoría de las veces y perdiendo con ello el rigor científico que caracterizara al derecho clásico. Todo el derecho del Imperio Absoluto corresponde a la fase posclásica y se subdivide a su vez en: LA ETAPA DEL DERECHO VULGAR Se inicia a partir del mandato de Diocleciano y termina antes de Justiniano. las constituciones imperiales que se fueron publicando conformaron la obra denominada Novelas. a) DERECHO VULGAR b) DERECHO JUSTINIANEO. CARACTERIZACIÓN DEL DERECHO POSCLÁSICO. bastante numerosas.DERECHO ROMANO LAS NOVELAS. Es característica de esta fase la falta de originalidad: ya no hay creación jurídica.com cel: 331 345 84 25 29 . sino sólo el afán de adaptar el derecho anterior al tiempo presente.

DERECHO ROMANO DE ORIENTE La legislación de Justiniano continuaba rigiendo oficialmente al Imperio de Oriente hasta su caída. Pero después de haber empleado su actividad intelectual los jurisconsultos griegos durante varios años. De las reglas de Justiniano había muy pocas que no se hubiesen aplicado y después de su muerte vaias constituciones hicieron crear otras nuevas. que publicó un manual en 1345. juez de Tesánolica.DERECHO ROMANO Panorama que cambia con Justineano. pero la más celebre fue la Constantino Harmenópulo..com cel: 331 345 84 25 . EL DERECHO ROMANO DE LA EDAD MEDIA DE ORIENTE: Entre las obras de Derecho romano compuestas en Oriente DESTACAN LAS BASÍLICAS. DERECHO JUSTINIANEO. Después de la muerte de este príncipe y aun en su vida todas las partes de su obra fueron objeto de traducciones. 30 Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. En el siglo VIII volvió a abrirse la era de las compilaciones oficiales. se ordena de todo el material jurídico y se realizan las recopilaciones que ya conocemos. esta colección que contiene notas sacadas de las basílicas presenta un resumen claro y metódico del derecho grecorromano en su ultima forma. 3. Por otro lado. tanto de constituciones imperiales como de jurisprudencia. se extinguió luego durante más de dos siglos cesando la enseñanza del Derecho. En general los trabajos de esta época tienden a facilitar por la práctica del uso del derecho Justiniano. cuyo carácter clasicista lo lleva a ordenar una gran recopilación y dar a conocer el derecho clásico.

lo mismo en Francia que en Italia se practicó aún en el periodo oscuro de la Edad Media. siendo hasta entonces el Breviario de Alarico el que conservó su autoridad y cuando la extendió la dominación de los francos en las provincias donde se aplicaba el Derecho Romano. gracias al sistema de personalidad de las leyes y como las colecciones de leyes romanas fueron publicadas por los conquistadores. pero esta legislación quedó en vigor sobre todo en las ciudades donde guardaban cierta independencia. llamada el Petri exceptiones legum romanarum el cual comprende cuatro libros extraídos de las colecciones de Justiniano. Desde que Italia fue reconquistada por Narsés la legislación de Justiniano reemplazo al edicto de Teodorico. En Galia no fue reconocido el derecho de Justiniano hasta el siglo IX. En 568 llegaron los lombardos y fundaron un nuevo imperio. Su conservación lo atestigua una obra compuesta en Valencia.com cel: 331 345 84 25 31 .DERECHO ROMANO El Derecho romano sobrevivió a la conquista del Imperio de Occidente por los bárbaros. no se abandonó su uso. tales como Roma y Ravena. EL DERECHO ROMANO DE LA EDAD MEDIA EN OCCIDENTE: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Extendido de esta manera el derecho Romano.

EDAD MODERNA: SIGLOS XVII Y XVIII: Marca en Francia la decadencia de los estudios del Derecho romano. Extrae de todas las fuentes donde puedan enseñarla.DERECHO ROMANO 1. sobre la lengua y costumbre de los romanos. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. publicando una edición cuyos textos de cada titulo están ordenadas metódicamente. el ultimo romanista digno de ser citado fue Pothier. Esta escuela histórica fue una ESCUELA FRANCESA. EL DERECHO ROMANO EN: : 3. Ahora ha sido en Alemania donde la actividad intelectual se ha manifestado con mayor claridad. se limito a poner en orden las leyes del DIGESTO. Se funda una nueva escuela histórica y lo más escogido de sus sabios entre los cuales hay que citar a Savigny emprendieron la tradición de los romanistas jurisconsultos del siglo XVI. sus trabajos han sido incomparables sobre la historia y sobre el Derecho Romano. La nueva escuela no se sujetó más aun examen a menudo estéril del texto de la ley... muerto en 1722. después de haber permanecido durante largo tiempo extrañas a estas investigaciones Italia y Francia se asociaron a las mismas.RENACIMIENTO: En el siglo XVI se vio florecer. 2. este renacimiento del derecho se extendió por toda Francia.com cel: 331 345 84 25 32 .EDAD CONTEMPORÁNEA. con las letras latinas y griegas el estudio de la jurisprudencia. por el número y el talento de los jurisconsultos que se colocaron en Francia a la cabeza del movimiento..: Desde el principio del siglo XIX descubrimientos importantes han venido a dar al estudio del Derecho un nuevo impulso. Pocos años después de su muerte el Derecho romano dejó de ser el rey en Francia.

Todas estas fuentes no han contribuido a un mismo tiempo a formar el derecho romano. LOS EDICTOS DE LOS MAGISTRADOS. 3. y una de las más importantes. FUNTES FORMALES DEL DERECHO EN LA REPÚBLICA. Estas fuentes. El derecho no escrito no tiene más que una fuente: la costumbre. FUENTES FORMALES DEL DERECHO EN EL PRINCIPADO O DIARQUÍA.. por lo que veremos cuales han sido estas fuentes del derecho a través de ellas FUENTES FORMALES DEL DERECHO EN LA MONARQUÍA.com cel: 331 345 84 25 33 .. Las fuentes del derecho han nutrido el derecho romano. FUENTES FORMALES DEL DERECHO EN LA MONARQUÍA. 1. estas fuentes han sido las leyes. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 1. LOS SENADOCONSULTOS.DERECHO ROMANO 4. según el estado social y la organización del poder legislativo. LA JURISPRUDENCIA. pero no han contribuido a su formación. FUENTES DEL DERECHO ROMANO. 4. los edictos de los magistrados. Le han nutrido en épocas diversas. 2. CONCEPTO Y CLASES DE FUENTES. 2.FUENTES DEL DERECHO ROMANO. a través de los diversos períodos o épocas histórico-políticas han ido cambiando. • • • • • LA LEY. FUENTES DEL DERECHO EN ROMA. LOS PLEBISCITOS. la costumbre. las respuestas de los prudentes. los plebiscitos.CONCEPTO Y CLASES DE FUENTES.

B) Los Plebiscitos. en el año 451 a. Como se ley decenviral a este plebeyos. Su sanción. sobre la patria potestad. carece en sí misma de IV. sobre laacuerdo con Gallo es todo aquello que la plebe como de derecho privado. De número se les llamó decenviros de • Tabla anulación de los resultados VII.. 1.com cel: 331 345 84 25 que efectúo la propuesta. la anulación del activo violatorio. los senadoconsultos. después del año 287 disposición • Tabla X. menos que perfecta. el castigo al infractor con la VI. los plebiscitos. fisonomía constituyen el complemento de las para todos los adquiriendo su ciudadanos. las disposiciones básicas. el resultado del B) LA LEY DE LAS DOCE TABLAS.Justiniano agrega en sus Instituciones que la A) SEGÚN LA SANCTIO UNA ley es aquello que el pueblo romano establece a LEY PUEDE SER PEFECTA. Estas estas medidas ordena y se le dé el nombre allí que tambiénestablece..C. y contenían • Tabla todos los ciudadanos romanos. D) Los Edictos De Los Magistrados. C) LAS DIEZ PRIMERAS acto violatorio no desaparece. derecho penal. FUNTES FORMALES DEL DERECHO EN LA REPÚBLICA. se declaran obligatorias anteriores. combina tanto de derecho público magistrados a quienes. ordenamiento. ejemplo: Lex Poetelia Papiria. cuando es transgredida. pero por otro lado ya se cuenta con la presencia de la ley. de solo eran obligatorias para los por los comicios. acerca de los deudores insolventes. • Tablas TABLAS quedaron redactas era regir de manera general para que.Se dice que la ley es una disposición dictada por el pueblo cuando éste se reunía en comicios. un cuando la sanción consiste en cónsul. la tutela y la curatela. A) LA LEY. Sin embargo se cuenta que un estudioso del derecho llamado Papirio publicó una colección de leyes reales (votadas en los comicios) llamadas ius civiles Papirianum. debido a su • Tabla propiedad. acerca de las servidumbres. y E) La Jurisprudencia. propuesta de un magistrado. Su contenido plebiscitos se les designa con el quedó distribuido de la nombre del tribuno siguiente manera LAS DOCE TABLAS Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. III. los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. pero por consideraban incompletas • Tabla IX.C. aunque a partir de la caída de la monarquía también estas disposiciones cayeron en desuso. • Tabla VIII. derecho sagrado. La costumbre sigue existiendo al igual que en la Monarquía.DERECHO ROMANO En este periodo las fuentes formales del derecho se reducen prácticamente a una: la costumbre de los antepasados (mores maiorum). A) LA ley. 2. • Tabla XI y XII. por ejemplo.. es una codificación cuya finalidad Una ley imperfecta es aquella I y II trataban sobre la organización y el procedimiento judicial. se trata en aquellos casos en que aunque el culpable sea castigado. A los definitiva. referida al derecho público y a las relaciones con enemigos. y finalmente más que las cuales se reglamentaban elaboración estuvo a cargo de 10 perfecta es la ley que • Tabla V. Papiniano agrega que estas disposiciones deben ser de carácter general. C) Los Senadoconsultos..a. . adquiriendo así el carácter de ley. ejemplo: Lex Aquilia. el proponente y su colega. en • Tabla patricios y plebeyos. En un principio leyes fueron aprobadas del acto violatorio.de la Ley de Hortencia se les añadieron otras 2 tablas reglamentarias. 34 diferencia con la ley es que a ésta se le conoce por los nombres de ambos cónsules.

puesto que la labor de los comicios cae en decadencia. sobre todo de carácter administrativo. D) LOS EDICTOS DE LOS MAGISTRADOS.com cel: 331 345 84 25 35 . Cuando uno de estos magistrados entraba en funciones generalmente por el término de un año. muy estimados y tomados en cuenta debido a que prevenían del cuerpo senatorial. Generalmente el senadoconsulto se emitía a petición del príncipe. No es sino hasta la época del Principado en la que el senado llega a convertirse en un cuerpo legislativo.. una especie de programa en el que exponía la forma en la que iba a desarrollar su magistratura. es decir.DERECHO ROMANO B) LOS PLEBISCITOS. y los gobernadores en las provincias. esto es. E) LA JURISPRUDENCIA Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. después de una propuesta o discurso que él mismo realizara -la llamada oratio principis. El derecho creado por los magistrados se llama derecho honorario -ius honorarium.situación que a la larga dará el traste con la autonomía del senado ya que éste votaba todas las proposiciones presentadas sin efectuar ningún cambio alguno o corrección en ellas. era usual que publicará un edicto. los pretores y ediles en la ciudad de Roma. partiendo de él para conformar juntos un todo armónico: el sistema jurídico romano. Es toda medida emitida por el senado. en su primera etapa consistia en simples consejos dirigidos a diversos tipos de magistrados. La labor de los magistrados era la de administrar justicia. C) LOS SENADOCONSULTOS. Al final de la República el senado empezó a dictar normas para reglamentar diversas situaciones. En algunos casos el derecho honorario se limitó a ayudar. completar o corregir al derecho civil.

com cel: 331 345 84 25 36 . eran instrucciones dirigidas a los funcionarios. además de tener el monopolio de las fórmulas procesales. el primer pontífice plebeyo. Fueron pues los jurisconsultos los que al interpretar el derecho le otorgaron a éste un carácter doctrinal. su interpretación y a las 5. LOS DECRETA. elaborar obras doctrinales de derecho. y de ellos los pontífices quienes. Agere. secretario de un sacerdote publicó las fórmulas procesales (Ius Flavianum). obra en tres libros. en 304 a. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. finalmente. fijando el contenido y el alcance de la Ley de las XII Tablas.. a concesiones de ciudadanía. o sea. comenzó a dar consultas públicas sobre materias de derecho y. además de FUENTES FORMALES DEL DERECHO EN EL PRINCIPADO O DIARQUÍA. a materias de derecho privado. 50 años más tarde.. sin embargo las constituciones imperiales son más frecuentes. son disposiciones semejantes a los edictos de los magistrados. LA VIDA PROFESIONAL DE LOS JURISCONSULTOS ROMANOS CUMPLÍA VARIAS FUNCIONES: Respondere. eran decisiones judiciales tomadas por el emperador como magistrado supremo en un juicio. se dedicaron a interpretar el derecho.C. en 204 a. dar consultas verbales sobre casos prácticos. comunicaciones efectuadas en foerma directa al pueblo. Tiberio Coruncanio. Este proceso tuvo 3 momentos: el 1ro. ya fuesen presentados por los particulares.C. Ejemplo la famosa Constitución Antoniana. en 254 a. primera gran ley esrcita del Derecho Romano. LOS MANDATA. redactar documentos jurídicos. La función jurisprudencial se fue secularizando. Sexto Elio Peto. 3. LOS EDICTA. Los primeros jurisconsultos fueron los sacerdotes.DERECHO ROMANO Son aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que se les planteaban. Así el dominio del derecho dejó de estar bajo el exclusivo dominio de los pontífices y su conocimiento se hizo público. ya son raros los senadoconsultos que se encuentran. que otorgó la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio fue un edicto. Cavere. de religiosa (pontifical) a laica. 2. etc. asistir a las partes durante el litigio. que constituye el primer tratado sistemático de derecho y se refiere a las XII Tablas. y. cuando Cneo Flavio. principalmente a los gobernadores de provincia. de las cuales existen cuatro clases: 1. Scribere.C.- fórmulas procesales (Ius Aelianum). publicó su Tripertita. del año 212. En la época de Septimio Severo. o por los propios magistrados. podían aludir a asuntos de la administración provincial. la labor docente que también desempeñaban.

En está época y durante el reinado de Augusto aparecen dos corrientes o escuelas de derecho importantes: la de los PROCULEYANOS y la de los SABINIANOS. por lo que probablemente este período es el de mayor esplendor para la Jurisprudencia. fueron posteriormente recogidos por Teodosio II y Justinianeo. La segunda. es decir. La primera fue fundada por Labeón y continuada por su discipulo Próculo. que llegasen a tener fuerza de ley.Papiniano y Modestino. LOS RESCRIPTA. 6. al frente Capitón y su discipulo Sabino. conocido también como Edicto de Adriano o Edicto de Salvio Juliano. También bajo este reinado se publicó de carácter oficial la llamada Código Teodosiano. Los edictos de los magistrados van siendo con el tiempo repetitivos. Durante los reinados de Valentiniano III en Occidente y Teodosio II en Oriente.com cel: 331 345 84 25 37 . era de tendencia democrática y defendía la idea republicana de gobierno. Augusto y sus sucesores le conceden gran apoyo a los jurisconsultos. por ordenes del Emperador Adriano. contiene constituciones dictadas entre los años 196 y 295.vigentes y susceptibles de ser aducidas en juicio. FUENTES ABSOLUTO. en 426 se publicó una colección de jurisprudencia. Posteriormente y hasta la época de Justinianeo las constituciones correspondientes a los dos Imperior son recopiladas y publicadas con el nombre de Nuevas Teodosianas y Posteodosianas. el ius publice respondendi. tenemos el llamado Código Gregoriano. acerca de una cuestión de derecho que se le presentase a consideración. por ello les llega a otorgar el emperador.Ulpiano. incluye constituciones de 291 a 324. ambos de carácter privado. de tendencia aristocrática y partidiaria del Imperio. por lo cual se publican.DERECHO ROMANO 4. después el Código Hermogeniano. en el año 130 en colección con el nombre Edicto Perpetuo (codificación del derecho emitido por los pretores). son las respuestas del emperador a un funcionario o a un particular. a algunos de ellos. la cual consta de 16 libros y contiene las constituciones emitidas desde Constantino hasta ese momento. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. FORMALES DEL DERECHO EN EL IMPERIO En la época de Diocleciano.Ley de Citas. que señala opiniones de Gayo.

En este sentido amplio se entiende por derecho -ius.1. el derecho elaborado por el hombre: Lex Humana. también conocida como Breviario de Alarico) y la Ley Romano de los Borgoñones ( año 516. 155 capítulos). por Teodorico. creándose así el sistema de principio de personalidad en la aplicación del derecho. también conocida como Ley Gambeta). Según Celso (hijo) afirmá que el derecho es “el arte de lo bueno y equitativo” (ius est ars boni et aequi). por Rey Gundobado. Durante los primeros siglos de vida de Roma y la religión estuvieron íntimamente ligados. reglas de conducta que hagan posible la vida en común. esto es.al conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres dentro de la sociedad. El Ius y el Fas. el de los visigodos y el de los borgoñones. De este modo Fas es el derecho sagrado. y utilizaron términos distintos para designar las normas que consideraban de procedencia divina y aquéllas que concebían como propiamente de origen humano. El término Ius se utiliza tanto para Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 5. la Ley Romana de los Visigodos ( por Alarico II. romano-bárbaras. COCEPTOS GENERALES.y para los romanos ordenamientos tomados del propio Derecho Romano. Con estas caractarísticas existen tres obras: el Edicto de Teodorico (año 503. mientras que para las segundas IUS. existieron leyes para ellos -leyes bárbaras. Concepto de Ius.DERECHO ROMANO A la caída de Imperio de Occidente en 476 los pueblos que ocuparonlos territorios imperiales crearon nuevos reinos como los ostrogodos. emanado de la divinidad: Lex Divina. leyes romanas. Así para las primeras consideraban el término FAS. 5. Los vencedores respetarony conservaronla organización judicialy legislación de los vencidos.com cel: 331 345 84 25 38 . Como una consecuencia lògica de la vida en sociedad nace la necesidad de crear normas que regulen la convivencia. mientras que Ius es la obra de los humanos.

de cada negocio o de cada relación. el significado que albergan los términos humanitas. que etimológicamente tienen la misma Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Es esa alta justicia. Equidad . restableciendo la justa proporción. el ius conduce a la iniquidad: summum ius. pietas.o sea el derecho objetivo. en su precisa referencia a las normas positivamente dictas -y no a ese ideal abstracto de los justineanos que se enajena de las normas vigentes-. la que es reclamada como necesaria en el momento presente. Ambos términos. La aequitas triunfa en el ius gentium. La aequitas clásica trae concierto Derecho y justicia. La Equidad. Aequitas y aequus son términos expresivos de la adecuación del derecho positivo a los hábitos. La aequitas naturalis. charitas. que se entiende por ésta la justa adhesión de la norma positiva a la mudable vida social que regula. Justicia. en cuyo nombre se ha de actuar con amor. 5. asigna a la aequitas. Del término Ius se deriva el de Iustitia. summum iniuria. interviene la aequitas. Hay cuestiones que la ley deja sin contestar. que es la justicia. Ius Romanum. que es el derecho o facultad que una persona tiene para usar alguna cosa. la Justicia y la Jurisprudencia. benignitas. cualidad del hombre justo. saca de la ley vieja a la ley neuva. sentimientos e instintos morales e intelectuales arraigados en la conciencia colectiva. influido por el concepto aristotélico de la emeíxeia y de la equidad cristiana. En otro caso. si esto ocurre. En el primer caso.2.como para aludir al facultamiento de conducta que la norma puede otorgar a un sujeto. costumbres. El ius ha de plegarse a las singulares contingencias de cada hecho. de pura raíz ética. esto es. El derecho justinianeo. en el segundo Ius Utendi.DERECHO ROMANO referirse al conjunto de normas que en un momento determinado regulan la conducta de un pueblo . el derecho subjetivo. benevolentia. el exacto equilibrio entre Derecho y vida.com cel: 331 345 84 25 39 . Sustancia del Derecho es la aequitas. abriendo camino al derecho universal. a la que Ulpiano define como “la voluntad firme y constante de dar a cada quie lo suyo” (istitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi). habida cuenta de esa mudanza cotidiana a que es llevada la vida social.

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raíz, están intimamente ligados ya que el ius tiende siempre a la realización de la justicia (iustitia) y el objeto de la Iustitia es el propio derecho (ius). Jurisprudencia. También el término Ius deriva el de jurisprudencia Iurisprudentia, es decir, la ciencia y la práctica del derecho que Ulpiano define como “el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto” (iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia), conocimiento que tenían y actividad que realizaban los especialistas en derecho, cuyas respuestas a cuestiones práticas integraron esa fuente formal del derecho que es la jurisprudencia y a través de la cual lograron la creación de la ciencia jurídica. De la idea que entrañan los dos conceptos que estamos analizando derivan los romanos lo que conocemos con el nombre de preceptos jurídicos Praecepta Iuris, que en forma muy general expresan los deberes que el derecho objetivo impone siempre a los seres humanos. Estos preceptos jurídicos los reducen a tres:
• • •

Vivir honestamente (honeste vivere). No dañar a otro (alterum non laedere). Dar a cada quien lo suyo (suum cuique tribuere: Ulpiano).

5.3. Los Preceptos del Derecho. Según el mismo Ulpiano son tres los preceptos jurídicos fundamentales: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 5.4. Derecho Público y Derecho Privado. Publicus es el término expresivo de lo que pertenece al populus, a la comunidad ciudadana, a la civitas o Estado; Privatus, de lo que pertenece al privus, es decir, al particular. El Derecho Público (ius publicum) es el derecho emanado de los órganos del Estado (civitas), en cuanto expresan la voluntad del pueblo (populus), integrado por un conjunto de normas y leyes. El Derecho Público, según las Instituciones de Justiniano, trata del gobierno de los romanos, mientras el Derecho Privado se refiere a la utilidad de los particulares. El derecho público se refiere a la organización y funciones del Estado, a sus relaciones con los particulares y a las que puedan mantener
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con otros Estados. También forma parte de este derecho el ius sacrum, vínculado al culto y a los sacerdotes. El Derecho privado se refiere únicamente a las relaciones entre los particulares, las que puedan ser de carácter familiar o patrimonial. Las normas de derecho público no pueden ser alteradas por pacto entre los particulares, en tanto que las de derecho privado sí pueden ser modificadas por voluntad de éstos.

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CLASIFIACION DEL DERECHO
SDKFL

LAS INSTITUCIONES DE JUSTINIANO: Nos dicen que
el Derecho Romano puede ser clasificado o dividido en .

1.- DERECHO PUBLICO: Trata del gobierno de los romanos y también forma parte el ius sacrum: vinculado al culto y a lso
sacerdotes

2.- DERECHO PRIVADO ,Se refiere a la utilidad de los particulares
que este a su vez consta de tres partes :PRECEPTOS DEL DERECHO NATURAL; DEL DERECHO DE GENTES; DEL DERECHO CIVIL:
a)

y

PRECEPTOS DEL DERECHO NATURAL: Es

el conjunto de derechos provenientes de la voluntad divina en relación con la naturaleza del hombre; son inmutables por su procedencia y absolutamente acordes con la idea de los justo.
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ULPIANO:

Dice que esta el derecho natural, integrado por todas las leyes que la naturaleza impone a los seres animados, por ejemplo : la unión de sexos, la procreación , etc. Pero lo diferencia del instinto que mueve a los animales de los derechos y deberes que tiene el hombre por el hecho de estar dotado de conciencia y de razón.

b)

DEL DERECHO DE GENTES : Es el conjunto de reglas
aplicables a todos los pueblos son distinción de nacionalidad

c)

DEL DERECHO CIVIL: ( ius propium civium romanorum):
Son todas aquellas reglas de derecho especifico que los jurisconsultos romanos se refieren a él como al que estaba reservado exclusivamente para los ciudadanos romanos y del cual no gozaban nunca los extranjeros. En otras palabras el ius civile es el derecho de los civitas : es decir, de la ciudad, tomando este termino en el sentido de Estado

DUALISMO ENTRE EL DERECHO CIVIL Y DERECHO HONORARIO.
EL DERECHO CIVIL deriva de la costumbre y además esta integrado por todas las disposiciones emitidas por los comicios y el concilio de la plebe; por los senadoconsultos, la jurisprudencia y las decisiones del emperador; es decir, son las fuentes de derecho civil la costumbre, la lex, el plebiscito, el senadoconsulto, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. EL DERECHO HONORARIO O PRETORIANO es aquél emitido por los magistrados
jurisdicentes -básicamente por los pretores- en el ejercicio de sus funciones y plasmado en sus edictos. Al realizar esta labor creadora de derecho, los magistrados no actuaban de forma caprichosa, generalmente partían del propio derecho civil, extendiendo su aplicación y, en otros casos, recurrían a los preceptos del derecho de gentes, siguiendo al principio de equidad (aequitas), o sea, adaptando la ley general al caso concreto.
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En atención a la fuente de donde deriva, el derecho puede ser dividido en :

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DERECHO ROMANO

Edicto Perpetuo, La distinción entre el derecho civil y el derecho honorario
se hizo necesaria en la época del emperador Adriano, como consecuencia de la fusión del derecho civil y del derecho honorario efectuada a través del Edicto Perpetuo, por lo mismo este dualismo dejó de existir en el derecho

romano.

DERECHO ESCRITO, DERECHO NO ESCRITO, DERECHO COMÚN Y DERECHO SINGULAR.
Los romanos también clasifican su derecho en escrito y no escrito (ius scriptum et ius non scriptum).

EL DERECHO ESCRITO

ius scriptum, es aquel que tiene

autor cierto y que ha sido promulgado por el órgano correspondiente; por ejemplo la Ley Hortensia, la Constitución Antoniniana, el Edicto de Salvio Juliano, etc. Pertenecen al derecho escrito la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magistrados, las constituciones imperiales y los respuestas de los jurisconsultos.

EL DERECHO NO ESCRITO

ius non scriptum se

conforma mediante el uso, por la costumbre, de larga duración y refrendadas por el consentimiento unánime de los que las usan. No importa que en un momento dado quede plasmado en un documento, ya que la medida ha venido aplicándose de tal o cual forma únicamente por tradición y con anterioridad al hecho de que, merced a una disposición determinada quedase escrita en un documento.

EL DERECHO COMÚN

(ius commune) es el integrado por

normas vigentes con carácter general, esto es, con referencia a una serie limitada de casos, prefijados genéricamente .

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DERECHO ROMANO

ES DERECHO SINGULAR
motivos morales, útiles, o de situaciones las reglas comunes. manera: Es derecho singular el introducido por la autoridad de utilidad.

(ius singulare) el que, por

bien público, excluye para determinadas Paulo define a este derecho de la siguiente que, contra la razón del derecho, ha sido quienes lo constituyen a causa de alguna

Ejemplo: Al tenor de la norma común el testamento está sujeto para su
validez a la observancia de ciertas formas, como son la escritura, presencia de testigos, etc.; pero los militares pueden testar de cualquier manera, bastando la sola manifestación de la voluntad.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY.
Entro los problemas originados por el ius scriptum, encontramos también el de la exacta determinación del alcance y significado de su texto: el problema de la interpretación.
Jhering dentro de los conceptos jurídicos encuentra la prensa dialectiohidráulica de la interpretación, que permite sacar de cualquier texto todo lo que un jurista necesita en un caso determinado, mediante sus dos partes principales: el inyector, que introduce los elementos ajenos a la intención original, y el eliminador, que quita las incómodas expresiones positivas, contenidas en el texto.

EN MATERIA DE INTERPRETACIÓN, EL DERECHO PRECLÁSICO no quería admitir un significado más amplio de lo que pudiera resultar de la estricta formulación verbal de una ley. LA ÉPOCA CLÁSICA PERMITÍA BUSCAR TRAS PALABRAS DE LA LEY, la intención que había animado al legislador, inclusive se llega a admitir que es fraus legi (fraude de la ley) utilizar las palabras de la ley en contra de su evidente sentido. Sin embargo esta nueva interpretación basada en la intención presunta del legislador, tiene un límite: cuando no hay ninguna
ambigüedad en las palabras, no debe admitirse una investigación acerca de la voluntad. Tal investigación sobre la voluntad es solo una defensa cuando
fracasa la interpretación gramatical.

Así, grandes romanistas del siglo XX han confirmado que:
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debe aplicarse la misma norma. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.Otro principio interpretativo es que de los diversos elementos de una ley deben interpretarse los unos en relación con los demás.. a la intención del legislador. tales normas excepcionales derogan la regla general.. y que obligan al intérprete a buscar siempre el sentido de un texto legal en su aspecto favorable a determinados intereses. Leyes que regulan situaciones de excepción deben interpretarse en forma restrictiva. 2. hay que recurrir a razonamientos lógicos. También los elementos a fortiori o a contrario censu tienen importancia para la interpretación del derecho. 4. O sea. 3. Se exigía que la interpretación de una norma tuviera en cuenta. como lo quiere el método gramatical.Pero para determinar el significado de las palabras de la ley. puede decirse de todo el sistema jurídico.Solo en caso de duda continuar con los demás términos.com cel: 331 345 84 25 46 . cuando menos la clase de intereses que éste se proponía proteger. sin que sea permitido recurrir a la analogía u otros que puedan ampliar el alcance del texto. Hay que mencionar las causae favorabiles que el derecho romano había establecido. lo que se dice de una ley. En la última generación estuvo muy de moda la jurisprudencia de los intereses (Interessenjurisprudenz).DERECHO ROMANO 1. Solo dentro del campo estrictamente previsto. y dentro del mismo valen. En caso de duda se puede también recurrir a la historia de las normas jurídicas. sino la concreta interpretación del legislador.El análisis gramatical del texto legal esta en primer término. LA ANALOGÍA: En cuanto al papel de la analogía en la tarea interpretativa puede decirse que donde existe la misma razón.. e inclusive.. aunque este último se presta a abusos.

pero de consecuencias que se produciran durante la vigencia de ésta. Si una reforma legal limitara la renta máxima a un tanto por ciento del valor catastral de las casas. EN RELACIÓN CON LA IRRETROACTIVIDAD Parece evidente que el ius scriptium debía regir solamente la vida jurídica posterior a su creación. Se hace una restricción: a no ser que la nueva ley contenga disposiciones acerca de los negocios pendientes desde la fase anterior a ella. En cambio. si sólo se refiriera a contratos futuros. De este modo debemos cuidar que una interpretación sutil orientada a la “justicia del caso concreto”. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. VIGENCIA DEL DERECHO OBJETIVO EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO. no viole el texto claro de la ley. Muchos lugares confirman este principio de la irretroactividad.com cel: 331 345 84 25 47 . sería claramente retroactiva. y si esta ley quisiera hacer ajuste de las rentas ya pagadas durante los últimos años.DERECHO ROMANO De este modo varios principios interpretativos se combinaron. Respecto de los negocios de tracto sucesivo. sería evidentemente irretroactiva. celebrados antes de la creación de una nueva ley.

Sólo en la época medieval los postglosadores comenzaron a elaborar su teoría para resolver las colisiones entre diversos sistemas de derecho.DERECHO ROMANO Otro problema es el tratamiento de los derechos que no eran una realidad aún durante la vigencia de la ley anterior. etc.com cel: 331 345 84 25 48 . pero de tal modo que no imposibilitan unos a otros.pueden aplicarse stante pede a la situación existente en el momento de la promulgación. aplicándose por ejemplo a la condición jurídica de inmuebles (estatuto real) el derecho correspondiente a la ubicación y al “estatuto personal” (capacidad. la abolición de la esclavitud. y en este caso cada uno usa de su derecho respectivo. aún violando derechos firmemente adquiridos con anterioridad. pero que durante ella si estaban presentes como una esperanza. con la famosa diferenciación entre statuta realia y statuta personalia.) el derecho correspondiente a la nacionalidad o al domicilio. EXISTE CONCURSO cuando diferentes personas tienen derecho sobre un mismo objeto.La LEY PAPIRIA POETELIA : faculta a los acreedores a vender los bienes totales del deudor para de ellos pagarse sus créditos por préstamos en dinero y la missio in bona debitiroris. También en materia de mero procedimiento puede aplicarse la nueva ley a situaciones pendientes y que las leyes de orden público que revocan una situación rechazada violentamente por la conciencia jurídica del momento -por ejem. CONCURSO. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. nombre. EN RELACIÓN CON EL ESPACIO. COLISIÓN Y ALGUNAS REGLAS EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS SUBJETIVOS. que estableció el procedimiento universal con la designación de un curador bonorum para la venta de los bienes y el establecimiento de la clasificación de los acreedores según sus privilegium Los derechos tanto comunes como los particulares pueden encontrarse en concurso y en colisión. Se admite que la ley posterior podrá afectarlos sin adolecer de retroactividad. el Corpus iuris nos dice poco.

En el lenguaje jurídico sirvió para nombrar al sujeto del derecho. usada por los actores griegos y romanos. 6. PERSONA se designa a todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. (concurso de acreedores) EXISTE LA COLISIÓN cuando los diferentes hechos que concurren sobre un mismo objeto se oponen de tal modo que solo el de una persona puede ejercitarse .1.. persona se denominaba la máscara. y que entre derechos iguales obtendrá la preferencia el que sea más antiguo. el término se utilizó para designar el actor y también al personaje que representaba. 49 e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.DERECHO ROMANO aunque limiten las ventajas que los demás pudieran tener.com cel: 331 345 84 25 1. complementada con una especie de bocina con la finalidad de aumentar la voz. 6. que en latín significa producir sonido. en cuyo caso para resolver las oposición. En Derecho.Persona Moral o Jurídica . al titular Romano la persona puede ser de de derechos y obligaciones. debe tenerse presente que el privilegio debe de ser preferido al derecho común. La palabra proviene del verbo personare. SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.. PERSONAS. En El Derecho dosLuis Escamilla Dimas clases: Jorge Por extensión.Persona Física y 2.

C. Estos tres estados GAYO EN SUS INSTITUCIONES Nos dice que: LAS PERSONAS podían LOS HOMBRES PUEDEN ser LIBRES O ESCLAVOS. B. En Roma todo ser humano era considerado como persona.com cel: 331 345 84 25 50 .2. ser libre y no esclavo. Status Familiae. LAS PERSONAS FÍSICAS. éstos eran: A. ser ciudadano y no peregrino.DERECHO ROMANO 6.Status Civitatis. ser jefe de familia y no estar bajo ninguna potestad. Esta división tiene como base la posesión LIBRES o la pérdida de la libertad. los LIBRES serán considerados como personas y los ESCLAVOS como cosas. ser ciudadanos Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Para tener una personalidad completa era necesario reunir tres elementos o status. Status Libertatis.

estás personas. situación que tenía en cuenta el hecho de que el individuo hubiera nacido libre ingenuo o la circunstancia de haber sido esclavo. Dentro del matrimonio. Los sui iuris primeros serán los que no dependan de nadie. los ingenuos seguían la condición del padre. alieni iuris los sujetos a la potestad de otra persona. fuera de él la condición de la madre. Las personas alieni iuris podían estar sujetas a la patria potestad (sería el caso de los filiifamilias). el antiguo esclavo se convierte en liberto en relación con su antiguo amo o patrono. Otra clasificación que considera al individuo dentro de la familia es la de sui iuris y alieni iuris. Los sui iuris en algunos casos podían encontrarse impedidos para realizar de manera directa el ejercicio de sus derechos. A su vez LAS PERSONAS LIBRES podían ser ingenuo o libertino. y su nueva condición en la sociedad será la de libertino. de sexo. La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. o bien a la manus.DERECHO ROMANO romanos o peregrinos según poseyeran o no la ciudadanía romana. situación que después de la libertad era la más preciada. según las circunstancias. libertino. pero para la ingenuidad del hijo no importa el hecho de que los padres sean ingenuos o libertinos. o bien por sufrir alteraciones en sus facultades mentales. podían estar sujetas al régimen de tutela o de curatela. Una vez obtenida la libertad. debería ser tomado en cuenta con el fin de Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 51 . ya fuere por razones de edad. pero se llegó a considerar que el producto concebido pero no nacido (nasciturus). en el caso de la esposa.

DERECHO ROMANO garantizarle ciertos derechos que adquiriría con su nacimiento. No puede contraer matrimonio y establecer. todo proceso establecido en su contra será nulo. no es sujeto de derechos. por tanto. LA ESCLAVITUD (SERVITUS) es aquella institución jurídica por la cual un individuo se encontraba en calidad de una cosa perteneciente a otro. pasivamente: deudas. El esclavo podemos decir que se caracteriza por tener una situación negativa en relación con el hombre libre. EL ESTADO DE LIBERTAD (STATUS LIBERTATIS). un verdadero vínculo matrimonial. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. No puede ser parte de ninguna relación jurídica. ni tener patrimonio en ningún sentido. quien podía disponer libremente de él como si se tratara de cualquier objeto de su patrimonio. ni puede comparecer ante los tribunales como demandante o demandado. sino un simple objeto.com cel: 331 345 84 25 52 . creándose una ficción que consideraba al hijo concebido como si ya hubiera nacido siempre y cuando naciese con vida.3. 6. propiedades o créditos. Se trata de seres humanos en un estado de degradación jurídica.

se admitió que si la mujer hubiese sido libre al momento de la concepción el hijo nacería libre. la Ley Cornelia de sicariis condena a deportación o pena de muerte a quien matase a un esclavo ya fuese propio o ajeno. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Una Ley Petronia de la época del Emperador Adriano PROHÍBE que se envíe a los esclavos a luchar en el circo. sin que pueda ser demandada jurídicamente. pero no gozará del derecho de propiedad ni del de posesión. aunque su madre ya no lo fuera en el de nacimiento. Por ser un humano dotado de inteligencia esta capacitado para celebrar negocios jurídicos y administrar los bienes del amo.com cel: 331 345 84 25 53 . o sea. El derecho justinianeo estableció que si la mujer había sido libre en algún momento de la gestación. La primera se consideraba que el hijo de una esclava siempre sería esclavo. también puede llegar a cometer delitos. el hijo nacería libre. salvo que su situación se derive de una condena. pero su obligación en relación con sus amos será únicamente naturaliter. En la época del imperio. en virtud de que los hijos nacidos fuera de matrimonio siempre seguirían la condición de la madre.DERECHO ROMANO El derecho da el nombre de potestas a la autoridad que ejerce el amo sobre ellos. SE PODÍA SER ESCLAVO POR nacimiento o causas posteriores al nacimiento.

sería esclavo el individuo que cayera prisionero en una guerra (el vencedor obtiene todos los derechos sobre el vencido) Si el prisionero era vencido en una guerra civil. * Cuando por la comisión de un delito lo condenaran a las bestias. o bien apresado por piratas o bandidos. siempre sería considerado libre por derecho. caería esclavitud. se hacía vender como esclavo para luego reclamar su libertad. según el derecho de gentes. protegerlos * Por delito. en complicidad con otro. al circo o a las minas.DERECHO ROMANO Por causas posteriores al nacimiento. obteniendo una ventaja económica del engaño. su antiguo amo. EN LA ÉPOCA CLÁSICA: * Casos en que un hombre libre. 54 . en la * El liberto que cometía ingratitud hacia EN EL PRINCIPADO Se introduce la costumbre del peculio. * Por aplicación del Senadoconsulto Claudiano del año 52. estableciendo una serie de derechos para * Desertar del ejército. esto es se le dan bienes en administración al esclavo y con las ganancias obtenidas podía incluso comprar su libertad. esclavo de su propio delito. EN LA ÉPOCA PRECLÁSICA y según la Ley de las XII Tablas. Se les llamaba servi poenae. situación: y mejorar su * Por no pagar a los acreedores. También se le pedía dejar un peculio en el testamento otorgándole conjuntamente la libertad.com cel: 331 345 84 25 relaciones sexuales con un esclavo ajeno. toda mujer que tuviese Por lo que hace al derecho civil tenemos que distinguir LA ESCLAVITUD EN LAS DISTINTAS ETAPAS HISTÓRICAS: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. las causas eran: LOS ESCLAVOS el censo * No haberse inscrito en Posteriormente poco a poco se van correspondiente. existiendo prohibición del dueño.

sólo producirá la creación de un parentesco natural. es decir. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. * No puede contraer matrimonio. * No puede tener propiedad alguna. lo que adquiera será en nombre del amo y para el amo.com cel: 331 345 84 25 55 . y la unión de carácter marital que celebre. de consanguinidad (cognatio). * No puede obrar en justicia ni para sí ni para ningún otro. contubernio. * No se obligaba civilmente por las relaciones de carácter contractual que llegase a celebrar.DERECHO ROMANO LA SITUACIÓN DEL ESCLAVO DENTRO DE LA VIDA ROMANA SE RESUME: * El esclavo no tiene ningún derecho de carácter político.

ya que los impuestos eran cobrados a los colonos en lugar de ser exigidos al propietario.4. éste era transferido con todo y lo que en él hubiese. ya que con ellos garantiza el pago anual que debe efectuar. pero para enajenarlos necesita el consentimiento del propietario. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. La persona del colono no esta sometida al dueño de la tierra.DERECHO ROMANO 6. La condición de colono era hereditaria y sólo podía finalizar mediante una autorización del propio terrateniente o bien por una orden superior. ésta aparece con los primeros emperadores cristianos EL COLONO ES aquella persona libre que cultiva una tierra que no le pertenece. el Estado se aseguraba el cobro de los impuestos pertinentes.com cel: 331 345 84 25 56 . la institución resultaba ventajosa para el Estado. Debido a que aquéllos permanecían inseparablemente unidos a la tierra. ya sea en dinero o en especie. puede casarse y adquirir bienes. EL COLONATO (COLONUS) . aunque está ligado a ella y no puede abandonarla. incluyendo a los colonos que allí habitaran. Desde el punto de vista fiscal. Por el hecho de cultivarla paga una cantidad anual. Cuando el propietario vendía el terreno. Este consiste en un estado intermediario entre la esclavitud y la libertad.

Durante la primera época de Roma la ciudadanía estaba muy restringida. concedía al ciudadano el derecho de transmitir su patrimonio por sucesión testamentaria. en el primero gozaba del conubium.5. tanto privado como público. El ciudadano romano gozaba de todas las prerrogativas establecidas en las leyes del derecho civil. El primero se refiere a la facultad de contraer matrimonio civilmente.DERECHO ROMANO 6. En lo referente al derecho privado conubium: El segundo consistía en el derecho de adquirir y transmitir la propiedad. posteriormente se fue concediendo con más facilidad puesto que las condiciones políticas y necesidades financiaras lo requerían. así como el de ser heredero y realizar cualquier Jorge Luis Escamilla Dimas 57 otro negocio jurídico. Y como consecuencia de éste se tenía la facultad de ejercer sobre los hijos nacidos dentro del matrimonio la patria potestad y de que éstos siguiesen la condición de paterfamilias. existían diferencias muy importantes entre las personas libres. o sea. ESTADO DE CIUDADANÍA (STATUS CIVITATIS) Todo aquél que no fuera esclavo sería libre. y en el segundo del commercium. de realizar las iustae nuptie. ya que esta podían no tener la ciudadanía romana. hasta que finalmente lo fueran todos los habitantes del Imperio.com cel: 331 345 84 25 . sin embargo. e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.

com cel: 331 345 84 25 58 . y el * Ius honorum o derecho de desempeñar cualquier función pública o religiosa. commercium. IUS GENTIUM. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.DERECHO ROMANO En lo referente al derecho público. LA CIUDADANÍA PODÍA PERDERSE Debido al hecho de ser reducido a la esclavitud mediante sentencia por infringir alguna disposición legal o bien por desición propia de hacerse ciudadano de otro país. el ciudadano tenía el: * Ius suffragii o derecho de votar en los comicios.

Con el tiempo se equipararon a la calidad de ciudadanos romanos. no tenían ningún derecho político ni gozaban del ius conubii.C.). Dentro de este grupo de no ciudadanos debemos distinguir a los extranjeros o peregrini y a los latini.6. cuyos habitantes eran los latini coloniarri. Podían ser de tres clases: *Latini veteres. Esta calidad con posterioridad se amplió a todos los pobladores de Italia. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. a los que Roma reconoció como latinos (aprox. *Latini coloniarii. por disposición de una ley -Lex iunia Norbana. ESTADO DE FAMILIA (STATUS FAMILIAE). estos libertos podían convertirse en ciudadanos romanos con facilidad. Los latini eran peregrini con un trato más ventajoso que los propiamente extranjeros y en algunos aspectos se asimilaban a los ciudadanos.estaban privados de todas las ventajas del derecho civil romano y sólo gozaban de las concedidas por el ius gentium. año 267 a. *Latini iuniani.se les equipara con los latini coloniarii. Estos eran los antiguos habitantes del Lacio. Disfrutaban de una situación similar a la de los ciudadanos.com cel: 331 345 84 25 59 . LOS PEREGRINI son habitantes de países que han celebrado tratados de alianza con Roma o que habiendo sido sometidos a ella se conviertieron posteriormente en provincias romanas. Eran aquellos libertos manumitidos de forma no solemne. Los romanos adoptaron la política de crear colonias en los territorios conquistados.6. DERECHO ROMANO Los no ciudadanos o extranjeros -a los que también se les da el nombre de peregrinos.

la manus y el mancipium. esto es. es decir. También se podía proceder en contra del pater.DERECHO ROMANO Por lo que se refiere a las relaciones del individuo dentro de su familia. y mediante los peculios castrense y cuasicastrense el filius va creando su propio patrimonio. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. por tanto. y los créditos. Estar características las encontramos en el paterfamilias. un recién nacido podrá ser paterfamilias. es éste el que adquiere los derechos de propiedad. DE LAS PERSONAS MORALES. situación que se obtiene independientemente de la edad. En el campo del derecho privado el filiusfamilias goza del ius comercii y del conubii. iuris. ser instituido heredero. muerte o disminución o pérdida de la capacidad (capitis deminutio) del padre. Tiene una capacidad pasiva pero no activa. Su situación perdurará mientras viva el paterfamilias o en su defecto cuando el hijo sea emancipado por su pater y consecuentemente se convierta en sui iuris o bien. puede contratar. contraer matrimonio. ya sea por renuncia. En tal virtud. los filiifamilias y la mujer in manu. claro que cuanto adquiere lo hace para el paterfamilias. En la época clásica se le van reconociendo poco a poco esta capacidad activa. tratándose de la esposa. si llena los requisitos. teniendo el pater únicamente un derecho de administración sobre ellos. así como el que ejerce el poder marital y la patria potestad sobre su mujer y sus hijos. cuando se disuelva la manu.7. pero la sentencia sólo se ejecutará al cesar ésta. de su la persona puede ser: sui iuris o alieni es aquel individuo que no se encuentra sujeto a ninguna autoridad y que podrá ejercer sobre los que de él dependen los poderes de la patria potestad. sin necesidad de esperar a que esté fuera de la patria potestad. status familiae. El filiusfamilias. puede llegar a votar en los comicios e inclusive llegar a ser cónsul y desempeñar puestos públicos o religiosos igual que el paterfamilias. al hijo se le puede demandar por las obligaciones contraídas y condenar judicialmente.com cel: 331 345 84 25 60 . celebrar negocios jurídicos. 6. Sui iuris Alieni iuris es la persona que se encuentra sujeta a cualesquiera de las autoridades señaladas anteriormente.

toda perrsona moral tiene un patrimonio propio. pero ya en la época republicana fue necesaria la mediación del Estado para su creación. por lo general. créditos y deudas. En una primera etapa la persona moral o jurídica se formaba sin intervención de los poderes públicos. es decir. bienes. En las Fundaciones sólo existe la voluntad de una persona que proporciona un patrimonio para que se realice determinado fin por ella elegido. realiza funciones semejantes a las de curador y se denomina síndico. La autorización legal para crear a la persona jurídica podía ser otorgada de forma general cuando aquélla apuntaba a un fin de utilidad común. al Estado. Finalmente. los cuales son independientes de los miembros -personas físicas. los colegios de sacerdotes y los gremios.com cel: 331 345 84 25 61 . * FUNDACIONES. Normalmente son manejadas por una persona que. están dirigidas a una Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Las Asociaciones son aquéllas en las cuales la voluntad de varias personas físicas coincide para lograr un fin común. tal es el caso de las Asociaciones o Corporaciones.DERECHO ROMANO LA PERSONALIDAD MORAL pertenece a las reuniones de personas físicas interesadas en realizar determinado fin. cuando se creaba para beneficio exclusivo de los particulares. Es así como se establece que la persona moral no podrá existir más que en virtud de una autorización concedida por una ley. como las sociedades. un senadoconsulto o una constitución imperial. en representación de todos. los municipios. entre ellas tenemos. de forma espacial. Aparte de un nombre. también existen asociaciones de carácter privado. o bien.que la integran. En Roma las personas morales o jurídicas podían ser de dos tipos: asociaciones y fundaciones. * ASOCIACIONES.

adquieren la personalidad por imperio general de la ley. es decir. con fines piadosos o de beneficencia con un patrimonio obtenido por una donación. creadas por el Estado para socorrer a niños sin alimentos. como las llamadas “fundaciones de alimentos”. éstas son.DERECHO ROMANO junta o patronato encargado de vigilar que se cumplan los fines deseados. LA CAPACIDAD JURÍDICA O PERSONALIDAD JURÍDICA de las asociaciones o fundaciones públicas. establecimientos públicos. éstas son las verdaderas fundaciones en sentido jurídico. en realidad.com cel: 331 345 84 25 62 . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. LAS FUNDACIONES PRIVADAS aparecen hasta el siglo V. y emitido conforme a determinadas reglas legales. creadas por un acto de voluntad privado. Las de carácter privado requieren de autorización o una concesión gubernamental para gozar la verdadera capacidad jurídica y así a su vez alcanzar la capacidad patrimonial. por influencia del cristianismo. reside en las propias leyes del Estado. EN LA ÉPOCA CLÁSICA sólo las fundaciones imperiales tienen personalidad jurídica.

La familia proprio iure dicta es definida por Ulpiano como “un conjunto de personas que. de la familia natural en el sentido moderno.2. porque. cada uno tiene familia propia. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. La familia se puede formar por nacimiento y por acto jurídico: adopción y conventio in manu. Por su parte. señor o soberano de la familia. FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA DE LA FAMILIA. 7. LA FAMILIA. Lo que define a la familia es el sometimiento de todos los miembros a la misma autoridad de un jefe (paterfamilias). 7. Concepto.com cel: 331 345 84 25 63 . por naturaleza o por derecho. aunque al morir el cabeza de familia. pues proceden de igual casa o estirpe. la familia communi iurre dicta está constituida por los agnados (vínculo agnatico es el que se conserva con el paterfamilias cuando éste muere).1. La familia romana es un cuerpo social totalmente distinto de nuestra sociedad doméstica.DERECHO ROMANO 7. todos los que estuvieron sometidos a la misma potestad serán propiamente considerados de la misma familia. y al respecto dice Ulpiano “por derecho común llamamos familia a la formada por todos los agnados. están bajo una misma potestad”.

Los sui iuris no estan sujetos a ninguna autoridad. El prototipo de estas personas es el paterfamilias. o un sui iuris. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Es el acto jurídico por virtud del cual un extraño ingresa como filius en una familia. * Conventio in manum. y no implica tener determinada edad. desde el punto de vista del lugar que guarda el individuo dentro de la familia. que es el procreado después de los 182 días de la celebración del matrimonio y antes de los 300 de su disolución. sea pater o filius. se hace miembro familiar el procreado en iustae nuptiae por individuo varón de la familia. El hijo nacido en iustae nuotiae es iustus. según que el paerfamilias sea. y a la autoridad especial de un hombre libre sobre otro hombre libre. Las personas alieni iuris pueden estar sometidas a la autoridad paternal o patria potestad. el mancipium. Como ya vimos. En lo que concierne a la mujer existe el término materfamilias. a la autoridad del marido sobre su mujer o manus. quien puede tener un patrimonio y ejercer las autoridades señaladas. respectivamente. es más bien un título honorífico dentro de la familia y de la sociedad. pero puede estar limitado por la curatela o tutela por situación de la edad. y por lo tanto estar sometido a la autoridad de un paterfamilias. rompiendo todo lazo con su familia originaria. Es el modo normal de entrar a la familia.com cel: 331 345 84 25 64 .DERECHO ROMANO * Por nacimiento. pero éste no indica ningún derecho específico. El parentesco son los lazos que unen a los distintos miembros de una familia. Estos lazos podían ser de carácter natural o civil. éste puede ser alieni iuris. * Adopción. el marido de ella o el pater del propio marido. Es el acto por el cual ingresa la mujer en la familia del marido. produciendo consecuencias diferentes uno y otro. por encontrarse éste in patris potestae. el cual no se subordina a ninguna autoridad. La entrada en la nueva familia puede situarla filiae loco o neptis loco.

fundado sobre la autoridad paternal o marital.com cel: 331 345 84 25 65 . agnatio. y con su madre sólo si ella está casada in manu. o sea. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Los hijos de un matrimonio legítimo serán agnados entre sí y en relación con su padre y sus abuelos paternos. es el parentesco civil creado por la ley. LA PATRIA POTESTAD. es aquel que une a las personas descendientes una de otra en línea recta o descendientes de un autor común en línea colateral. por todos aquéllos hijos nacidos del legítimo matrimonio o introducidos a la familia mediante adopción. también es cierto que en Roma sólo se reconoce un sistema patriarcal. El sistema jurídico familiar romano es básicamente un sistema patriarcal. era el parentesco natural o de sangre.3. este parentesco sólo será reconocido en línea masculina. Este parentesco existe tanto en línea masculina como en línea femenina. cognatio. sin distinción de sexos. pues si bien el sistema matriarcal fue conocido en la Península Itálica. 7. por lo mismo. La Agnación. que tiene como base el parentesco únicamente en por línea paterna.DERECHO ROMANO La Cognación. La familia agnática se compone por todos los individuos que están bajo la autoridad de un paterfamilias.

así como el hecho de poder manciparlos a una tercera persona. * Derechos sobre la persona.en una primera etapa en realidad es una institución que va a proteger antes que nada los intereses de quien la ejerce. y este sometimiento no cambiaba por razón de la edad ni por la circunstancia de contraer matrimonio. llegando a tener derecho de vida y muerte sobre sus descendientes. En el derecho más antiguo todo lo que la persona adquiría automáticamente pertenecía al jefe de familia. * Derechos sobre los bienes. En los primeros siglos de Roma el poder del Paterfamilias era ilimitado. En consecuencia. va evolucionando ya que el filius familias puede ir formando un patrimonio propio e independiente. Todos los derechos estaban de su lado y todas las obligaciones del lado de las personas sometodas a él.fue paulatinamente frenado por el derecho y ya en la época republicana se hizo mucho más moderado. pero ya en la época Republicana y gracias a la idea del peculio profecticio (que al principio era una pequeña suma de dinero o una pequeña masa de bienes concidedida por el paterfamilias en goce y administración) o sea aquellos bienes que el padre le concedía en administración. esta patria potestad es ejercida por el ascendente varón de mayor edad. con deberes y derechos para padres e hijos. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. quien la ejerce sobre sus descendientes. La Patria Potestad -creada para proteger los intereses de la familia a través de un jefe. que forman la familia civil o agnática.DERECHO ROMANO La Patria Potestad pertenece al jefe de familia.com cel: 331 345 84 25 66 . En un principio. Este poder absoluto -y en muchos casos irracional. la autoridad paternal fue semejante a la autoridad del amo sobre el esclavo: se ejerce de forma total tanto sobre la persona como sobre los bienes. Pero va desapareciendo poco a poco hasta que se convierte en una relación de mayor igualdad.

el cual está integrado por los bienes que adquiere el hijo en virtud de sus servicios públicos eclesiásticos. Se entienden por fuentes de la patria potestad aquellas instituciones que crean la relación de dependencia de un alieni iuris respecto de un sui iuris. y. 2. Posteriormente también se le conoce al hijo no emancipado el derecho de propiedad sobre aquellos bienes recibidos por herencia materna (bienes adventicios). 7. Estas fuentes son: falta 3. su sueldo y su botín de guerra. el cual comprende todos aquellos bienes adquiridos como consecuencia de su profesión. La Legitimación. El Matrimonio. La Adopción. 1.DERECHO ROMANO En la época de Augusto se crea el Peculio castrense en favor del hijo de familia que fuese militar.4. EL MATRIMONIO. Se llama iustae nuptiae o iustum matrimonium a la unión conyugal monogámica llevada a cabo de conformidad con las reglas del derecho civil romano. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Fuentes de la Patria Potestad. esto es. En la época del emperador Constantino aparece el peculio cuasicastrense.com cel: 331 345 84 25 67 .

Condiciones de Validez para la Celebración del Matrimonio. los herederos de aquel o de la madre de la criatura en el sentido de demostrar que no había existido relación carnal entre ellos.Se entiende por ella la edad en la cual las facultades físicas de ambos conyujes Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. en el caso de las hijas esas tienen derecho a que el padre les de una dote en el momento de contraer matrimonio. EL MATRIMONIO ESTA CONSTITUIDO POR DOS ELEMENTOS. Para impugnar la legitimidad o no del producto nacido en estas circinstancias podía existir prieba en contrario por parte del marido.. Los hijos nacidos dentro del matrimonio quedarían bajo la patria potestad de el padre.DERECHO ROMANO Modestino define al matrimonio como “la unión de un hombre y una mujer. * PUBERTAD DE LOS FUTUROS ESPOSOS. Se consideran hijos legitimos aquellos nacidos despues de 180 días contados desde la celebración de las iustae nuptiae o bien dentro de los 300 días contados desde la terminación del matrimonio. con todas las obligaciónes y derechos que esa situación implica. dote que debe estar en relación directa con la fortuna y rango del pater familia. *Objetivo: consiste en la convivencia del hombre y de la mujer. implicando igualdad de condición y comunidad de derechos divinos y humanos. *Subjetivo: consiste en la intención de los contrayentes de considerarse recíprocamente como marido y mujer.com cel: 331 345 84 25 68 .

por lo que la prohibición rige de igual forma). La pubertad se fija en los 12 anos para la mujer y en lo14 para el varon. En una época esto no fué enecesario ya que la autoridad paerna era absoluta. LA FALTA DE CONUBIUM podía ser sustituída por una orden del emperador autorizando el matrimonio.. *CONUBIUM. Si no se tenia el consentimiento del pater familia podían acudir al magistrado para que este lo presionase en caso de no obtenerlo el magistrado podía suplir la voluntad del padre.DERECHO ROMANO esten suficientemente desarrolladas como para que les permita realizar el fín del matrimonio.Es la aptitud legal para estar en posibilidad de contraer matrimonio. Este consentimiento de los padres no estaba fundado en el interés de los futuros conyuges sino única y exclusivamente en la autoridad familiar. Con el tiempo este requisito fué indispensable. esta es la procreación de los hijos. gozarán de este privilegio todos los ciudadanos romanos. por razones obvias. los cuales deben contar con el consentimiento del paterfamilias.- CONSENTIMIENTO DE EL JEFE DE FAMILIA. Algunos impedimentos podían ser que existiese algun tipo de parentesco entre los futuros conyuges ( en este impedimento las diferencias entre el parentesco Agnático y el cognático no son tomadas en cuenta.la persona que se casa siendo sui iuris no tiene necesidad del consentimiento de nadie.com cel: 331 345 84 25 69 . En línea recta el matrimonio esta prohibido hasta el infinito. quedando exceptuados todos los peregrinos como los latini salvo los latini veteres. ya que biológicamente uniones de este tipo van Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.. No ocurre así con los hijos bajo la autoridad paternal. En el hombre el hecho de llegar a la pubertad constituía todo un acontecimiento familiar y era un acto social de gran importancia Las personas que van a contraer matrimonio deben expresar libremente su consentimiento para llegar a realizarlo. * Consentimiento de los Esposos. inclusibe se podía obligar a el hijo a contraer matrimonio. que si gozaban de esta prerrogativa.

esta prohibición desaparece en la época de Justinianeo. No podía tampoco celebrarse el matrimonio entre adultera y amante. o el curador y sus ijos con la pesona sobre la cual se ejerce las curatela. entre cuñados. los afectados de esta prihibición tendrán válidez hasta la disolución del matrimonio. En general podemos señalar que el matrimonio estaba prohibido en los casos en que existía una gran diferencia de sitiuación social y económica entre las personas que deseaban contraer matrimonio.com cel: 331 345 84 25 70 . de igual forma entre el tutor o sus hijos con la púpila. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. es decir. Si el matrimonio se celebró en cum manum la mujer participaba en la condición social del marido y pasa a formar parte de la familia de él en la calidad de hija y como hermana de sus hijos. o sea. así como el matrimonio entre el alto funcionario de una provincia o sus hijos con una persona natural de la provincia. en línea recta estaba también prohibido hasta el infinito en la línea colateral hasta el segundo grado. entre raptor y raptada o entre aquéllas personas que hubiesen hecho vostos de castidad. Si el parenteco era por afinidad. tíos y sobrinos y entre primos. También esta prohibido el matrimonio entre patricios y plebeyos. cualquiera que sea la causa. en línea colateral esta prohibido entre hermanos. que existe en cada uno de los cónyuges con los parientes del otro.DERECHO ROMANO encontra de la naturaleza. Si era sui iuris los bienes que poseyera la mujer eran adquiridos por el marido. rompiendose en este momento toda relación agnática con su antigua familia. EFECTOS DEL MATRIMONIO.

dictada por Augusto en elo año 18 d. encontramos la disolución por mutuo consentimiento. Con Justiniano existen cuatro clases de divorcio: * Divorcio por mutuo consentimiento. es decir. año 9 d. * Divorcio por declaración unilateral. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO. basándose en los casos expresamente señalados en la ley. aquella separación que se fundaba en circunstancias que hiciesen inútil la continuidad del Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.DERECHO ROMANO Si el matrimonio se había celebradó sine manum no se creaba por parte del marido la potestas maritalis y la mujer no entraba como agnada a la familia del marido. los bienes de la mujer seguían siendo de su propiedad. *Divorcio por culpa de uno de los cónyuges. La voluntad de los cóyuges de no continuar casados. En el matrimonio libre. * Divorcio bona gratia.C..C. se sancionaba al cóyuge que lo había promovido.com cel: 331 345 84 25 71 . y la Ley Papia Pappaea. por otra parte. por la muerte de alguno de los cónyuges. Que uno de ellos alegue determinada conducta realizada por el otro. Entre estas razones en primer término se encuentran la repudium o sea la declaración de uno de los cónyuges de no querer continuar unido en matrimonio. por un lado a partir de la forma natural. en cuyo caso. por otro. Es decir. El matrimonio se podía disolver por diversas razones. cuando existían determinadas causas para no seguir adelante con la unión matrimonial. una vezreconocido el divorcio. Y sin existir causa legal para la disolución del matrimonio. La legislación matrimonial estaba comprendida en dos leyes: Ley Iulia.

5. LOS ESPONSALES. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 72 . tal sería el caso de la impotencia. Falta esta para ojo ultima clase nov lunes 14 LAS IUSTAE NUPTIAE podían estar precedidas por un acuerdo entre los futuros cónyuges o sus padres.DERECHO ROMANO vínculo. castidad o ingreso a órdenes religiosas. 7. mediante el que se comprometían a celebrar un matrimonio.

por sobrevenir un impedimento opuesto al matrimonio. el culpable perdería las arras entregadas. por el mutuo descenso o por la simple manifestación de voluntad de alguno de los novios.DERECHO ROMANO promesa de futuras nupcias se conoce como esponsales y no daba lugar a acción alguna para exigir su cumplimiento.EL CONCUBINATO.6. las cuales eran consideradas ilícitas. de igual modo reconocido por la Ley. En caso de que este no se llevaré a cabo por culpa de alguno de los contrayentes. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.. Con el tiempo se introdujo la costumbre de entregar una cantidad de dinero arras esponsalicias para garantizar la celebración del matrimonio. Es una unión marital de orden inferior al iustum matrimonium.com cel: 331 345 84 25 73 . Esta Los esponsales se disuelven por la muerte. siendo totalmente diferente de cualquier relación de carácter pasajero. pero al igual que éste de carácter monogámico y duradero. 7.

no era necesario el consentimiento del pater. MATRIMONIO SIN CONNUBIO.7. permitiendose tambien que el concubinato se combirtiera en un matrimonio legítimo.com cel: 331 345 84 25 74 . estando prohibido entre personas con algún grado de parentesco. Su reglamentación data de la época de Augusto y sólo estaba permitida entre personas púberes y solteras.DERECHO ROMANO Esta especie de matrimonio nació como consecuencia de la prohibición de ralizar iustae nuptiae cuando existía una desigualdad de condición social entre los futuros cónyuges. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. y los hijos nacidos de esta unión seguian la condición de la madre y no la del padre y por lo tanto este no podía ejercer la patria potestas. y los hijos nacían sui iuris. al igual que sucedía con el matrimonio legítimo. Es aquella unión de carácter marital que se celebra entre personas que por alguna razón no gozaban del connubum o cuando menos una de ellas no gozaba de el. ya que la mujer no entreba a formar parte de la familia agnática del marido. solo se podía tener una concubina y siempre y cuando no existiese mujer legítima. Si un filiusfamilias llevaba a cabo una unión de este tipo. Según Paulo. 7. A partir de Constantino el padre podría legitimar a los hijos y con Justiniano se les reconocen ciertos derechos a la herencia paterna.

Este tipo de unión marital se podía convertir en iustae nuptiae con todas las consecuencias de ellas.com cel: 331 345 84 25 75 . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 7. Para su celebración se debían cumplir los mismos requisitos que para la justiae nuptiae. No tenía consecuencias jurídicas de ninguna especie y los hijos nacidos de tal unión seguían la condición de la madre no reconociéndose ningún parentesco de carácter agnático.8.9. y hermanos y hermanas por otos. 7. Se llamaba así a aquella unión de carácter marital existente entre esclavos o entre un libre y un esclavo. pero no tenía los mismos efectos jurídicos. sino únicamente un parentesco natural llamado cognatio servilis existente entre padres e hijos por un lado.DERECHO ROMANO Esta uniones fueron frecuentes entre peregrinos y no se consideraba ilícita. Como vimos anteriormente una persona sui iuris sujeta a ninguna autoridad pero en virtud de no está algúna incapacidad puede ser sometida a la institución de la tutela o bien la curatela. ya que lo hijos nacían siu iuris. TUTELA Y CURATELA. CONTUBERNIO.

1.com cel: 331 345 84 25 76 . Si no existiese ningún agnado el magistrado sería el encargado de nombrar un tutor. sobre una cabeza libre a efecto de protegerlo en virtur de que a causa de su edad o sexo no puede defenderse por si mismo. Si no existiese TUTELA TESTAMENTARIA y fuese necesario un tutor se llamaría al agnado más próximo del pupilo a este se le llama tutela legítima. Tutela de los impúberes. solo que fuera Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. de sexo masculino y tener más de 25 años. De no haberse efectuado tal inventario se consideraría al tutor culpable de fraude. *TUTELA. a esta tutela se le conoce con el nombre de Dativa. Para poder ejercer la Tutela era necesario cumplir con los requisitos siguientes: ser libre. La función primordial del Tutor era el buen manejo de la fortuna del pupilo y no la de ocuparse de forma directa de su guarda y educación. por ello debía efectuarse un inventario de los bienes pertenecientes al pupilo para que con base al mismo le fueran restituidos. tampoco podían enajenar ningún predio rústico o suburbano. El paterfamilis podía designar en su testamento tutor para sus hijos. en caso de incapacidad por alteración de las facultades mentales o por prodigalidad estamos en presencia de la CURATELA. y en este caso debía indemnizar al pupilo. inclusive no podía dar la dote a ninguna mujer miembro de la familia.DERECHO ROMANO Cuando está incapacitado por falta de edad o por razón del sexo estamos en presencia de LA TUTELA. Lo que conocemos con el nombre de Tutela testamentaria. Requisitos. Las restricciones de la tutela eran que el tutor no podía efectuar ninguna donación en nombre del pupilo. ser ciudadano romano. Es el poder dado y permitido por el derecho civil.

En ningún caso podía hacer uso personal de las rentas o capital que administra. esto es entre el nacimiento y los 7 años. es decir. y en la auctoritas en los casos de maior infantia.  Por razones relacionadas con el tutor. y si no invertía debidamente el patrimonio administrado debía pagar interese de su propio patromonio. CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA TUTELA . es decir entre los 7 y 14 años. asea que no se trate de un infante.DERECHO ROMANO necesario para pagar deudas del pupilo. La autoritas la dará el Tutor en aquellos casos en los cuales el Pupilo tenga mas de 7 años. en este caso se debía dar aviso al magistrado para que designara el bien a enajenarse. con la conformidad de éste en relación con el acto celebrado por el pupilo. Cuando realizaba actos jurídicos para la administración de los bienes obrando solo en nombre del pupilo se le llamaba gestio del tutor.com cel: 331 345 84 25 77 . si el pupilo actuaba con la auctoritas del tutor. Las causas de terminación pueden ser:  Rezones que atañan directamente al pupilo. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. La Gestio se dará siempre en caso de ser el pupilo un infans.

com cel: 331 345 84 25 78 . tendría que cubrir el doble de su valor. o tutela dativa. tutela legítima. POR RAZONES RELACIONADAS CON EL TUTOR: figuran la muerte del tutor. o por cualquiera de la capitis deminutiones si era la mínima estaríamos frente a la adrogación. La tutela perpetua de las mujeres podía pertenecer a cualquiera de los tres tipos que ya conocemos: tutela testamentaria. por muerte. o sea.DERECHO ROMANO RAZONES QUE ATAÑAN DIRECTAMENTE AL PUPILO: podían ser por haber llegado a la pubertad. la existencia de una excusa para seguir desempeñando el cargo encomendado. la circunstancia de que la mujer sui iuris quede Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. La mujer estará siempre bajo la tutela de otra persona. TUTELA PERPETUA DE LAS MUJERES. o bien por ser destituido. puesto que su capacidad estaba limitada para llevar a cabo determinados actos que pudieran comprometer su patrimonio. y en la época de Augusto se le concede lo que conocemos con el nombre de ius liberorum. En el momento en que el tutor rindiera cuentas de los bienes bajo el inventario que se hubiese afectuado l principio el pupilo era asistido por un curador. tal obligación estaba sancionada por la actio tutelae y en caso de que esta no fuera correcta o faltasen bienes. Al término del desempeño de su cargo el tutor deberá rendir cuentas en todos los casos al pupilo en relación con los bienes cuya administración le fue encomendada. En el imperio esta figura caería en desuso. la circunstancia de que éste sufriera capitis deminutio.

es decir. CURATELA *Curatela.DERECHO ROMANO liberada de teer que ser representada por alguien. Esta podía ser por testamento. CURATELA DE LOS PRÓDIGOS. También se les nombraba un curador a las personas sui iuris menores de 25 años pero mayores de 14. CURATELA DE LOS FURIOSI. Según la Ley de las XII Tablas caían bajo el régimen de la curatela los locos y los pródigos. a aquellos individuos que por razón de la pubertad ya no estuvieran bajo el régimen de tutela. con posterioridad también se nombraban curadores para sordomudos y enfermos mentales. aunque con una serie de limitaciones. En casos especiales también se nombraba cuando el pupilo iba a recibir cuentas de su tutor. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Los furiosi sui iuris y los púberes estarán siempre sometidos a la institución de la curatela. legítima o dativa. En caso de existir épocas de lucidez en el furiosi se interrumpía la curatela y así tantas veces como éste recuperase dicha lucidez. El curador estaba encargado de administrar los bienes del pupilo.com cel: 331 345 84 25 79 . o bien de dar su consentimiento a aquellos actos celebrados por el menor de 25 años.

CURATELA DE LOS MENORES DE 25 AÑOS. y terminaba también por un decreto de esta misma autoridad en el que manifestaba la enmienda del pródigo. La curatela empezaba por el decreto del magistrado donde se dclaraba el estado de interdicción. *Si el tutor no era capaz de administrar los bienes del pupilo. esta institución se llamaba venia aetatis. CURATELA DE LOS PUPILOS. Para evitar esa dsventaja la Ley Plaetoria señala que en tales individuos debido a su inexperiencia debía estar sujeto al régimen de la curatela. mientras se nombraba a otro tutor. a partir del emperador Marco Aurelio este curador sería permanente. una vez que hubiera cumplido los 20.DERECHO ROMANO Se entiende por pródigo aquella persona que sin causa justificada dilapida el patrimonio de la familia heredado de sus ancestros y que correspondía a todo el núcleo de la familia. Cuando sucedía esto los afectados podían pedir al magistrado que se le declarara en estado de interdicción y quedaba automáticamente bajo la Curatela de sus agnados. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Podía un menor de 25 años obtener la liberación de este régimen mediante un decreto especial. Se consideraba que aquellos individuos mayores de 14 y menores de 25 años se encontraban en una situación intelectual de desventaja frente a los individuos que rebasaran esta edad. Por ello cada vez que celebraran un acto en particular se les nombraría un curador. *Si el tutor interrumpía temporalmente su tutela. El pupilo impúber puede estar sujeto también al régimen de curatela junto con el de tutela en los siguientes casos: *Si existe un proceso entre el pupilo y el tutor.com cel: 331 345 84 25 80 .

com cel: 331 345 84 25 81 .1. 8. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS. el particular no debe hacerse justicia por su propia mano. Desde el momento en que el Estado se organiza como tal e instituye los órganos jurisdiccionales.DERECHO ROMANO 8. En determinadas ocasiones necesitamos de las colaboración de otras personas para poder ejercer nuestros derechos. sino que esta obligado a recurrir a ellos. DERECHO PROCESAL CIVIL. colaboración que a veces tenemos que exigir.

Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. En la Monarquía. 8. para pedir y velar por que se reconozca. por regla general los particulares tenían que pronunciar frente al magistrado. EL PROCESO Y SUS CLASES. El procedimiento son los pasos a dar en el proceso para llegar a la solución de la controversia. cumpla o ejecute nuestro derecho. para pedir se les reconociera un derecho que se les discute. y quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con un deber. Y la acción por su parte es la facultad que tenemos todos para acudir al tribunal a proclamar o realizar nuestros derechos. los pasos que deben seguirse para lograr una sentencia. acompañadas de gestos rituales.com cel: 331 345 84 25 82 .DERECHO ROMANO Si bien la ley nos otorga derechos. nombrado a través de un mandato. entendiendo el proceso como la solución de una controversia por un tercero. o bien para pedir que se les ejecutare uno previamente reconocido. EL PROCEDIMIENTO Y SUS CLASES. es quien ejerce la acción. actor o demandante. así como la organización judicial. también debe existir la protección de los mismos. Iniciado aprox. o bien que se ejecute uno previamente reconocido. el juez. 8. demandado o llamado reus por los romanos. Estas acciones de ley eran declaraciones solemnes que. y se consagro hasta la República por la Ley de las XII Tablas. Del procedimiento se reconocieron tres sistemas. que era un representante nombrado solemnemente frente a la otra parte y ante el tribunal. El comportamiento de los litigantes frente a un tribunal. Las partes en el proceso son la que piden que se reconozca o declare un derecho. y el procedimiento como los pasos a dar para llegar a esa solución. Ambos podían ser representados por un cognitor. para lo cuial están los órganos encargados de la administración de justicia.2. o un procurator que era u representante común y corriente. correspondientes a cada uno de los periodos histórico-políticos: a) Sistema de Acciones de la Ley (legis actiones). son precisamente materia del derecho procesal.3.

por lo que toca a los ciudadanos. además de que el anterior sistema se aplicaba solo a los problemas de los ciudadanos romanos y nunca entre éstos y un peregrino o entre peregrinos.DERECHO ROMANO b) Procedimiento formulario. Cobro más importancia en el Principado. Por ello se vio en la necesidad de plasmar el procedimiento en documentos. Se estableció también los ediles curiles con una jurisdicción más limitada. Los magistrados jurisdiccionales más importantes fueron los pretores: el urbano. la organización judicial por tribunales y jueces que actúan bajo determinadas reglas de competencia no apareció en Roma. Podía haber un Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. en esta época la intervención del Estado era todavía incipiente. pues administraban justicia solamente en los mercados. Fue creado por el pretor peregrino. y el pergrino en las cusas ventiladas entre extranjeros y entre éstos y ciudadanos. El rey como juez supremo le tocaba conocer de las causas que se presentaban. 8. y ya que también se estaba sujeto a la memoria y buena fe de los testigos que intervenían. sino hasta la República. En la República y el Principado los jueces no eran funcionarios públicos sino ciudadanos particulares.4. c) El último sistema fue el procedimiento extraordinario en donde el procedimiento era monofásico y la persona conocedora de la acción conocía todo el procedimiento hasta la sentencia. los cuales debían ser elaborados por un magistrado. después también por los ciudadanos y finalmente sustituyó el sistema de acciones de la ley. al principio sólo lo usaban los extranjeros. Nació debido a que resultaba difícil aprender de memoria las declaraciones solemnes.com cel: 331 345 84 25 83 . o bien bajo su control. ORGANIZACIÓN JUDICIAL.

al derecho de familia o al derecho sucesorio. un gobernador debía de conocer desde la acción hasta la sentencia. o de los sentunvire. EXISTÍAN ASÍ CINCO ACCIONES DE LA LEY. Iniciado aprox. Ante ellos el proceso era monofásico. los gobernadores y los funcionarios municipales trabajaban de forma diferente. que conocía de las causas de libertad. En la Monarquía. y se consagro hasta la República por la Ley de las XII Tablas. o bien para pedir que se les ejecutare uno previamente reconocido. El sistema de Acciones de la Ley (legis actiones). generalmente escogido por las partes. Estas acciones de ley eran declaraciones solemnes que. que decidía en los casos concernientes a la propiedad. Para algunos casos existieron tribunales estables como el de los recuperadores.DERECHO ROMANO juez único. que intervenían en controversias en las que figura algún extranjero. 8.com cel: 331 345 84 25 84 . PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE LA LEY. así como el tribunal de los decemviri. acompañadas de gestos rituales. TRES DECLARATIVAS Y CINCO EJECUTIVAS: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. para pedir se les reconociera un derecho que se les discute. así. por regla general los particulares tenían que pronunciar frente al magistrado. En las provincias.5.

la fase con el magistrado era llamada litis contestatio. Servía para pedir el reconocimiento de un derecho real como personal. En el caso de las acciones divisorias. aquí terminaba esta primera fase in iure. y la otra forma era en caso de créditos resultantes de una estipulación.ACCIÓN DE LA LEY POR REQUERIMIENTO CONDICTIO. oía alegatos y pondría fin al proceso.com cel: 331 345 84 25 85 . La apuesta se debía entregar a favor del templo y posteriormente del fisco. Fue creada para la recuperación de aquéllos créditos referentes a una determinada suma de dinero o una cosa determinada. enseguida se simulaba una lucha y el magistrado les indicaba en ese momento que hicieran una apuesta cuya cantidad quedaba depositada hasta que el juez decidiera quien era el ganador. 4 ACCIÓN DE LA LEY DE APREHENSIÓN CORPORAL MANUS INIECTIO. 2.. que es un contrato verbal solemne. en virtud del cual una persona se podía obligar a cualquier prestación.ACCIÓN DE LA LEY POR APUESTA SACRAMENTUM). y era aplicable en cualquier caso.. El procedimiento era el mismo que en la anterior pero sin apuesta.. Que cada uno reciba lo que le corresponde. o sea una cosa individualmente designada. Una vez decidido lo anterior el magistrado citaba a las partes 30 días después para designar al juez. aquí ya se dictaba sentencia por el juez. para pedir la división de la herencia o de la cosda común en la copropiedad o deslinde de terrenos. La segunda fase era la apud iudicem. 3. Es una acción especial y procede en dos casos. En esta acción las partes acudían con el magistrado y recitaban una fórmula verbal de carácter solemne. Esta es una acción ejecutiva y el procedimiento tiene Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.ACCIÓN DE LA LEY A PETICIÓN DE UN JUEZ O DE UN ARBITRO POSTULATIO IUDICIS). y éste analizaba las pruebas.DERECHO ROMANO 1.

para que el deudor pudiera pagar. después también por los ciudadanos y finalmente sustituyó el sistema de acciones de la ley. Se llevaba a cabo frente a testigos y sin presencia del adversario. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Fue creado por el pretor peregrino. El acreedor prende a su deudor y si este no satisface en un plazo su obligación el acreedor puede venderlo o matarlo. el magistrado podí a autorizar a que el acreedor se llevará al deudo a su casa 60 días para exhibirlo tres veces en el mercado y ver si alguien pagaba la deuda para liberarlo. los cuales debían ser elaborados por un magistrado. 8. Cuando el Estato asume la administración de justicia se conserva esa manus iniectio.ACCIÓN DE LA LEY DE TOMA DE PRENDA O HIPOTECA PIGNORI CAPIO.6. La última. o bien bajo su control. Por ello se vio en la necesidad de plasmar el procedimiento en documentos. al principio sólo lo usaban los extranjeros. Nació debido a que resultaba difícil aprender de memoria las declaraciones solemnes. y ya que también se estaba sujeto a la memoria y buena fe de los testigos que intervenían. cualquier tercero podía oponerse a ella s no estaba justificada. sino lo podía vender o matar.DERECHO ROMANO características de defensa privada. 5.. EL PROCEDIMIENTO FORMULARIO.com cel: 331 345 84 25 86 . Cobro más importancia en el Principado. Se aplicaba en deudas de carácter religioso. además de que el anterior sistema se aplicaba solo a los problemas de los ciudadanos romanos y nunca entre éstos y un peregrino o entre peregrinos. que al no obtener lo debido. militar o fiscal. Esta acción ejecutiva servía para ciertos acreedores. Pero se le otorgaban garantías. La tercera era cuando se reconocía la deuda judicialmente en un proceso y se autorizaba la manus iniectio. Otra garantía dada por las XII Tablas era que fijó los plazos en los que podía mediar la aprehensión corporal y la venganza. podían tomar alguna cosa perteneciente a su deudor (una prenda o pignus).

exposición de los hechos y señala la causa del litigio. la cual consta de 4 partes:  Demonstratio. facultad al juez a adjudicar total o parcial el objeto del litigio (sólo en casos de acción divisoria). que es el último acto llevado a cabo ante el magistrado. En la segunda fase apud iucidem. las perentorias que destruyen totalmente la acción y pueden ser opuestas en cualquier momento. con el que se termina la primera fase del procedimiento la fase in iure.  La intentio. EXISTEN DOS CATEGORÍAS DE EXCEPCIONES. VÍAS DE EJECUCIÓN.  Aduidicatio. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.DERECHO ROMANO El pretor peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto llamado fórmula en el que constaban los antecedentes y pretensiones de las partes y que serviría para que el juez tuviera una visión del problema. EXISTÍAN DOS FASES DE ESTE PROCESO: IN IURE y APUD IUDICEM. se desarrolla ante el juez el cuakl se basa primero en la fórmula y en las pruebas y alegatos de las partes como medios probatorios. y las dilatorias que lo paralizan sólo temporalmente y pueden ser opuestas en cierto momento.com cel: 331 345 84 25 87 .  Condemnatio. IN IURE la primera fase se redacta y acepta la fórmula. La sentencia que será pecuniaria sólo puede contener la absolución o condena del demandado. También se da la litis contestatio. el juez absuelve o condena al demandado. se indican las pretensiones del demandante y demandado.

LA TOMA DE PRENDA O PINUS IN CAUSA INVICATIO CAPTUM. ación que reemplaza a la manus iniectio y se ejerce sobre los bienes del deudor mediante cualquiera de las siguientes tres medidas: 1. en caso de no hacerlo el acreedor puede ejercer la actio indicati.DERECHO ROMANO El deudor tiene un plazo de 60 días para cumplir con la sentencia. LA BORUM DISTRACTIO es la venta al menudeo del patrimonio del deudor. PROTECCIÓN JURÍDICA EXTRAJUDICIAL. 2. LA BONORUM VENDITIO. 3. Se crearon medidas encaminadas a proteger situaciones especiales no contempladas en la fórmula porque ameritaban una solución más rápida. las cuales se podían dar en el juicio o fuera de éste. era el procedimiento para asegurar el efecto de las desiciones del magistrado. Son: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. consiste en la venta en bloque del patrimonio del deudor.com cel: 331 345 84 25 88 .

fue aceptado en la práctica judicial de las provincias.com cel: 331 345 84 25 89 . Es el sistema característico del derecho posclásico. c) LOS INTERDICTOS que son ordenes dadas por el magistrado a petición de un particular con la finalidad de conseguir una más rápida solución jurídica. que es el juez. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 8. b) IN INTEGRUM RESTITUTIO. b) La jurisdicción es una función realizada por el Estado y las partes están superditadas a la autoridad del juez. se aplicaba en caso de excepción. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Decisión del magistrado para anular una situación que tiene efectos rescisorios. Sus características son: a) El proceso es monofásico.DERECHO ROMANO a) ESTIPULACIONES PRETORIAS. para resolver controversias que se sucitaran en relación con instituciones de nueva creación. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO. La persona que conoce de la acción es la misma que conoce del procedimiento y dicta la sentencia.8. esto es. Contrato mediante el cual el pretor creaba una obligación jurídica para las situaciones en que consideraba en su edicto dignas de ser protegidas. Tiene la facultad de aceptar o negar la acción y fijar los términos del proceso.

e) Sentencia. pero la fórmulas desaparece. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.9. las primeras protegían a los derechos que autorizan nuestra conducta sobre una cosa. e) La litis contestatio sólo señalaba un momento procesal determinado: aquel en que las prtes sostenían el primer debate. ACCIONES CIVILES Y HONORARIAS. c) Litis contestatio. son una situación de hecho no reconocida por la ley. a) Notificación Litis denuntiatio. que se inspiraban en un modelo de derecho civil para pedir los daños sufridos por la cosa y extendía como acción útil al usufructo. LAS ACCIONES.DERECHO ROMANO c) Es escrito el procedimiento. Las civiles encuentran su fuente en el derecho civil y las honorarias en el derecho honorario. DESARROLLO DEL PROCESO. y las ficticias. d) Desaparecen los efectos de la litis contestatio. En atención al derecho que protegen. las personales protegían los derechos personales. Se usaban cuando la finalidad de la acción era la de resolver una cuestión previa que daría pie a un ulterior litigio. 8. g) La condena ya no es forzosamente pecuniaria. las acciones in factum. h) Aparece la apelación. * ACCIONES PREJUDICIALES. *Acciones reales y personales.com cel: 331 345 84 25 90 . que son los que autorizan la conducta ajena. f) Se admite la contrademanda o reconvención. pudiendo recaer sobre una cosa determinada. en el que el actor sistenía sus peticiones y el demandado sus defensas. el magistrado ordenaba al juez sustituir un derecho real por una acción. b) Contestación del demandado libellus contradictionis. • Entre las honorarias están las útiles. d) Procedimiento probatorio.

Dos términos nos interesan particularmente: BONA (bienes o patrimonio) y RES (cosa). *ACCIONES ARBITRARIAS. Según la posibilidad de fijar o no la cantidad de condena desde un principio. se tenía una cláusula arbitraria. *ACCIONES PRIVADAS Y POPULARES. y las terceras perseguimos tanto una cosa como una pena.1. Si éste obedecía sería absuelto. Las privadas las ejerce el particular en defensa de su persona. 9. y sino .condenado. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. su patrimonio o su familia. las segundas derivan de un delito y perseguimos una pena. 9. Cuando se perseguía la restitución o exhibición de una cosa. DERECHO PATRIMONIAL ROMANO: LOS DERECHOS REALES. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS. El estudio de los "Derechos sobre cosas" o "Derechos reales" comienza con el concepto de COSA.DERECHO ROMANO *ACCIONES REIPERSECUTORIAS. * ACCIONES CIERTAS E INCIERTAS. El derecho real presupone la existencia de una cosa sobre la cual va a recaer la conducta autorizada al titular. entendiéndose por cosa o bien. todo objeto del mundo exterior que puede producir alguna utilidad al hombre. le ordenará al demandado restituir la cosa. Las primeras no prescribían nunca. Y las populares podían ser ejercitadas por cualquier individuo en defensa del interés público. aquí se daba una indemnización por el valor de la cosa y una cantidad adicional por la pena.com cel: 331 345 84 25 91 . Las primeras se dan cuando perseguimos una cosa. en la que el magistrado instruía al juez para que antes de condenar. res. *ACCIONES PERPETUAS Y TEMPORALES. y las temporales lo hacían en un año. PENALES Y MIXTAS.

como son las que consisten en derechos: la herencia. Y aunque en el lenguaje jurídico se habla tanto de bienes como de cosas. aunque el pretor suele más bien hablar de BONA DEFINICIÓN DE RES: objeto de derecho incluye tanto las cosas corporales como las incorporales. En su sentido más estricto es únicamente la cosa corporal concreta e independiente susceptible de proporcionar una utilidad económica y. ser objeto de derecho. incorpóreas. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. * RES INCORPORALES las intangibles. b) CIVIL: en el sentido de patrimonio (es decir. valuables en dinero y que se atribuyen a una persona). un objeto de oro o de plata y. en fin. No olvidar que los romanos incluyen en tal consideración a los esclavos. otras muchas. como el conjunto de bienes y derechos. Gayo considera: * RES CORPORALES las tangibles: como un fundo. como tal. el jurista suele preferir este segundo término. un esclavo.com cel: 331 345 84 25 92 . un vestido. un usufructo o las obligaciones de cualquier clase.DERECHO ROMANO Ulpiano explica que el término BONA se emplea en una acepción natural y otra civil: a) NATURAL: en el sentido de cosas que son susceptibles de producir una utilidad. RES tiene en el Derecho de cosas tres acepciones fundamentales: • RES: significa ocasionalmente patrimonio.

Las cosas podían estar fuera del comercio por razones de derecho divino o de derecho humano. Magistrado y el Pontífice). como los terrenos. son los enterramientos paganos. que podían ser pbjeto de tráfico patrimonial (res in commercium). Según el derecho romano NO TODAS LAS COSAS podían ser susceptibles de apropiación por el particular. • Las res sanctae o santas. * Las res religiosae o religiosas. éstas eran las cosas que estaban fuera del comercio. Las cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Sacerdotes. (consagratio) las que están bajo la protección de los dioses (puertas y murallas de la ciudad. del tráfico patrimonial (res extra commercium). y objetos consagrados al culto. ESTABAN FUERA DEL COMERCIO POR RAZONES DE DERECHO DIVINO: * Las res sacrae o sagradas.DERECHO ROMANO CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS. Las cosas que si podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio (res in commercium). bajo custodia de los dioses inferiores MANES (sepulcro).com cel: 331 345 84 25 93 . dedicados al culto doméstico. edificios.

como el agua. el mar. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 94 . Esta diferenciación entre cosas res mancipi y res nec mancipi. carreteras. * Res mancipi y res nec mancipi. las cosas más valiosas de un pueblo agricultores. como lo fue el romano: el fundo itálico. pertenecen al pueblo romano considerado como un ente jurídico. * Cosas divisibles y cosas indivisibles. los animales de tiro y carga. que son aquéllas cuyo uso es común a todos los hombres. para su transmisión basta con la "traditio". un animal. Las segundas eran todas las demás cosas. Para su transmisión se requiere la "mancipatio" o la "iure cessio". que no pueden ser desplazadas sin sufrir menoscabo. siendo también útiles las partes resultantes (división por cuotas: acciones. A SU VEZ LAS COSAS IN COMMERCIUM PUEDEN CLASIFICARSE EN : Las primeras eran las necesidades del grupo familiar primitivo. Las segundas son las cosas ligadas a la tierra. Las primeras son aquellas que sin detrimento de su valor pueden ser fraccionadas. pequeños edificios. y la costa del mar.DERECHO ROMANO ESTABAN FUERA DEL COMERCIO POR RAZONES DE DERECHO HUMANO: * Las res communes. el aire. un esclavo. los esclavos y las más antiguas servidumbres rústicas. etc. Las segundas son las que no admiten fraccionamiento sin sufrir menoscabo. etc. *Las res publicae: son las cosas del Populus Romanus. Las primeras son las que pueden ser desplazadas sin que sufran menoscabo o deterioro de su esencia. Ej. (copropiedad). * Cosas muebles e inmuebles. que se reservan el uso como los templos. es abolida en tiempo de Justiniano. altares.

En cuanto a la cuestión que se plantea.com cel: 331 345 84 25 95 . minas. Así como los que se obtenían de otras cosas. Se trata de dos cosas. Las segundas son las que son susceptibles de un uso repetido(muebles de una casa). Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. el "fundo itálico" es la cosa principal. como una herencia o un derecho.DERECHO ROMANO * Cosas corporales e incorporales. número o medida. Las primeras son las que para un uso adecuado a su naturaleza han de ser consumidas. el "instrumentum fundi" es la cosa accesoria. de sí la cosa accesoria ha de seguir el destino de la cosa principal en los negocios jurídicos. en Roma se determinaba casuísticamente. las cosas no fungibles son las que no pueden ser sustituidas por otras. * Cosas fungibles y no fungibles. Incluían entre los frutos a los de la tierra. (Lo accesorio sigue a lo principal en una venta) LAS COSAS ACCESORIAS los frutos. pueden ser tocadas. y que adquieren individualidad para separarse de la cosa principal. lienzo del cuadro. que son los productos de uina cosa. Accesorias: la vaina. • Cosas principales o accesorias. que tienen identidad autónoma. que son tangibles. La accesoria es la que tiene una función instrumental en relación a otra. etc. el vino. Ejemplo: En un Cuadro el lienzo es principal y el marco accesorio. Las primeras son la posibilidad que tienen las cosas de "ser sustituidas" por otras de la misma especie y calidad teniendo en cuenta su peso. la botella. Las segundas son las no tangibles. * Cosas consumibles y no consumibles. de los animales. como rentas de un edificio. Se acaban con el primer uso. En la economía rural romana. Las segundas. Las primeras pueden apreciarse con los sentidos. el marco del cuadro. que se considera principal. pero que entran en una relación de subordinación. Principales: la espada. teniendo en cuenta la voluntad de las partes.

una legión.2. un esclavo. EN LA MODERNA CIENCIA DEL DERECHO PRIVADO : SE Define PATRIMONIO como el conjunto de bienes y derechos (o simplemente como el conjunto de derechos).). y los frutos separados o percepti. aunque no sea el propietario. un armario. que todavía no han sido separados de la cosa principal y pertenecen al dueño de la misma. el pueblo. 9. una oveja.DERECHO ROMANO Distinguían entre los frutos pendentes. etc. etc.) o heterogéneas (herencia o ajuar de una casa). Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Distinción entre cosas simples. o singulares que forman un todo unitario o varias cosas coherentes entre sí (un edificio.com cel: 331 345 84 25 96 . un barco. una casa. NOCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES. • Universalidad de cosas: Constituidas por agregados de cosas homogéneas con nombre común (un rebaño. compuestas y universalidad de cosas: • • Cosas simples: Constituyen una unidad orgánica Cosas compuestas: Integradas por otras cosas simples independiente (una viga. etc.). que pueden pertenecer a otra persona que tenga algún derecho sobre la cosa.

y éstos son oponibles frente a cualquier tercero. es decir. que son susceptible de ser reducidos a dinero. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. mediante una valoración. todo el mundo debe respetar el derecho real del titular. que DERECHOS PATRIMONIALES sean aquellos que tienen contenido económico. facultan la conducta del titular sobre una cosa.com cel: 331 345 84 25 97 . Dentro de los Derechos patrimoniales existen una neta SEPARACIÓN ENTRE DERECHOS REALES Y DERECHO DE OBLIGACIONES.DERECHO ROMANO De ahí. Es el derecho de propiedad que recae sobre una cosa. LOS DERECHOS REALES Clasificación de los Derechos Reales.

Sucede lo mismo. Clasificación de los Derecho reales: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. b) Propiedad y Derechos Reales sobre la cosa ajena. Cuando el ordenamiento jurídico arrancando de la mera tenencia material de la cosa. es el patrón de los Derechos Reales. que por ello se llaman Derecho Real sobre una La propiedad cosa ajena (Ius in re aliena). y de libre disposición. por otro . La posesión El Ordenamiento Jurídico. la configura como una institución jurídica protegiendo de hecho al poseedor. El contenido de la propiedad está integrado por dos grupos de facultades: de uso y disfrute.com cel: 331 345 84 25 98 . por un lado. No sólo es el Derecho Real por excelencia.DERECHO ROMANO La clasificación de los Derechos reales se organiza en torno a una doble contraposición: a) Propiedad y Posesión. sino que es el presupuesto de todos los demás. no admite que concurran Derechos Reales sobre una cosa sin la propiedad.

o sentarse o asentarse e una cosa. *Cumplimiento de un deber. No era un derecho. ya que sólo la adquirirá en el momento en que se desempeñe determinada función de naturaleza jurídica. Uso. como : *Ejercicio de un derecho. o sea. Operae servorum.Prenda. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Habitación.com cel: 331 345 84 25 99 . contiene a su vez la palabra sedere..Fiducia.Servidumbres Personales: Usufructo. 3. de ahí LA DEFINICIÓN DE POSESIÓN como “poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa.Servidumbres Prediales. constituyen un hecho natural que no importa para el derecho. LA POSESIÓN. 2.. La posesión de hecho. no es difícil de entender. el que una cosa esté bajo el control de una persona.3. con la intención de tenerla o disponer de ella como si fuera propietario.. 2. de donde possesio se deriva . sino sólo una situación de hecho..Hipoteca (picnus hipotecaria 9.DERECHO ROMANO a) Derechos reales de goce y disfrute: 1. b) Derechos reales de garantía : 1. *Violación de un deber.. La palabra prosidere.

reteniéndola para sí. • Para adquirir la posesión es necesaria la reunión de ambos elementos. pues de lo contrario no podrá ejercer su derecho. o sea. transmisión o extinción. una autorización. se defiende con los interdictos y no con acciones. Tanto el propietario como el arrendatario están autorizados a poseer (ius posidendi). En el primer caso esta implícito en todos y cada uno de los derechos que nos autorizan a actuar sobre las cosas. la conducta facultada al poseedor. y consiste en la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa. de carácter objetivo. se denomina animus possidendi. El primero. se llama corpus y es precisamente el control o poder físico que la persona ejerce sobre la cosa. La posesión se constituye con la reunión de dos elementos.DERECHO ROMANO *Supuesto para que la producción de consecuencias: derechos y deberes o su modificación. El derecho de posesión (ius possisionis). con la exclusión de los demás.com cel: 331 345 84 25 100 . • El segundo elemento tiene carácter subjetivo. por ser un derecho es forzosamente un facultamiento de conducta. Puesto que el corpus implica un poder material y una Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. ELEMENTOS DE LA POSESIÓN. en lo referente al argumento que sostiene que la posesión es un hecho. Por último.

Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 101 . era suficiente con introducirse en él. Se podía adquirir el corpus a través de una persona. tratándose de cosas muebles. más adelante se admitió la posesión de cosas incorporales. en principio. era necesaria la capacidad jurídica para poder adquirir la posesión. el poseedor y la cosa. un esclavo o bien por un representante. es decir. no hacía falta recorrer todo el fundo. CLASES DE POSESIÓN. bastaba con que quedaran puestas a disposición del poseedor. En lo concerniente al animus o intención de poseer. la posesión de derechos. En cuanto a la posesión de un inmueble. como un hijo. la posesión sólo podía referirse a cosas corporales.DERECHO ROMANO relación física entre ambos. Sin embargo. y para ella se creó la figura de la cuasiposesión o iuris possesio. La posesión se perdía por cualquier pérdida de sus el elementos y forzosamente por la pérdida de ambos. ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN.

El poseedor cuenta con los interdictos para demandar el reconocimiento o protección de su posesión frente al despojo. al adquirirla se daño a otro poseedor . y es de mala fe cuando sabe que no lo tiene. Es de buena fe cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión. debe devolver los frutos y solo tiene derecho a recuperar los gastos necesarios. además. LA POSESIÓN JUSTA LA POSESIÓN INJUSTA implica lo contrario.DERECHO ROMANO Las clases de posesión en el derecho romano eran: era cuando se adquiere sin perjudicar a algún anterior poseedor. cuando alguien perturba la posesión. LA POSESIÓN DE BUENA FE.com cel: 331 345 84 25 102 . Unos se ejercen ante la amenaza de despojo. para pedir la restitución del objeto: son los interdictos que sirven para Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. y tiene derecho a los gastos que hubiere hecho para conservar la cosa EL POSEEDOR DE MALA FE. o en virtud de un precario(posesión viciosa). Jamás se convierte en propietario. se utilizan antes de que el despojo se consume. y son aquellos que sirven para retener la posesión interdicta retinaendae possesionis. Los otros se utilizan cuando el despojo ya se realizó. además se hace dueño de los frutos hasta el momento en que el verdadero dueño le reclame la cosa poseída. Existen dos grupos de INTERDICTOS PARA PROTEGER LA POSESIÓN. se adquiría violentamente vi.El poseedor de buena fe con el transcurso del tiempo puede convertirse en propietario por Usucapión. esto es. clandestinamente. PROTECCIÓN POSESORIA. como el ladrón . esto es. que se adquiere sin vicios (posesión no viciosa).

para bienes inmuebles. "La libertad es el Derecho de hacer lo que uno quiera a no ser que lo impida la fuerza y el Derecho. Estos interdictos son restitutorios por tratarse de recuperar la posesión. 2da Definición de "La propiedad es el Derecho de disponer de una cosa sin más limitaciones que las que impongan la fuerza y el Derecho". y interdicto utrubi. ES EL PARADIGMA DE TODOS LOS DERECHOS REALES. LA PROPIEDAD. 9. Definición de LA PROPIEDAD ES EL PRIMERO DE TODOS LOS DERECHOS REALES. y se daba contra la desposesión oculta y maliciosa de un inmueble. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. de un inmueble.com cel: 331 345 84 25 103 . 1era. I Entre los interdictos para retener la posesión están interdicto uti possidetis. Las dos definiciones son similares. y el interdico cladestina possesione. mueble o inmueble. cuando se daba violencia. el cual lo otorgaba el magistrado para la restitución de una cosa. interdicto de precario.DERECHO ROMANO recuperar la posesión interdicta recuperandae possesionis. Entre los interdictos para recuperar la posesión están el interdicto unde vi.4. para bienes muebles. y se era despojado por la fuerza. cuando se había dado a título de precario y el precarista se negaba a devolverla.

.Derecho de disponer de la cosas .DERECHO ROMANO En el Derecho Romano. la propiedad es el derecho de disponer de una cosa. Esta definición nos vale desde un punto de vista docente. Definición de LA PROPIEDAD : Es la plenitud del Derecho que al hombre puede corresponder sobre una cosa. El Derecho de Propiedad es 3era. El latín utiliza la misma palabra para designar la sujeción de una cosa a otra: * Servitus = siervo. alude a que una cosa que es de mi propiedad está siendo utilizada por otra persona .com cel: 331 345 84 25 104 . Las facultades que comprende el Derecho de propiedad son: 2º. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.Derecho de reivindicarla cuando nos h han privado las cosas una suma de facultades que tiene el hombre sobre las cosas... 1º. 3º. didáctico.Derecho de usar las cosas.Derecho de disfrutar de las cosas. 4º. esclavo (hombre sujeto a otro hombre) * Servitus = servidumbre. es el señorío jurídico más general en acto o en potencia que al hombre le puede corresponder sobre la cosa..

Puedo hacer en casa lo que quiero. pues para que él pueda salir a la calle tiene que pasar por mi finca si ostenta un derecho de servidumbre de paso. b) Interés Público.DERECHO ROMANO LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD. no puedo construir allí o construir a una altura superior a las limitadas.. pero por razones de vecindad.com cel: 331 345 84 25 105 . FORMAS DE LA PROPIEDAD. Hay que tener en cuenta los intereses particulares de los vecinos. a) Vecindad. b) Sólo cabe sobre fundo itálicos y sobre las cosas muebles. (es la compra) -dominium ex es la propiedad del Derecho Civil. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail..Ejemplo actual: Si tengo una finca al lado del aeropuerto. limitativos de propiedad: no puedo cerrarle el paso a un vecino. c) Por la concurrencia de Derechos Reales Menores Sobre cosa ajena. El Derecho conoció una doble reglamentación de la Propiedad: * PROPIEDAD QUIRITARIA iure quiritium -. yo no puedo hacer un fuego importante . Estas limitaciones por razón de vecindad nos prohíben ciertas actuaciones. Para que exista es necesario la concurrencia de unos requisitos: a) Sólo es asequible a los ciudadanos romanos y a los latinii que tuvieran Ius Comercium.

del propietario quiritario. COPROPIEDAD.. ACCION PUBLICIANA: Se le otorgó una excepción al adquiriente para evitar una injusticia por la reivindicatoria la exceptio rei venditae et traditae.. y fue establecida por el derecho honorario. Esta existe cuando varias personas son titulares del derecho de propiedad sobre el mismo objeto.y la In Iure Cessio . TIPOS DE LA PROPIEDAD BONITARIA eran: 1. que demandará la restitución. pero posteriormente. por la usucapión. Esta propiedad se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil. quien podía verse atacado por una acción reivindicatoria del antiguo dueño. Se transmitía una cosa a un peregrino. en cuyo caso cada una de ellas será propietaria de una cuota ideal. 2. o bien la transmición de una cosa mancipi se efectuaba por simple traditio. que no reconocía la propiedad del adquiriente.DERECHO ROMANO c) En cuanto al acto de adquisición debe tratarse de un modo reconocido en el Ius Civile que sería la Mancipatio .La propiedad provincial y 3.La propiedad peregrina. se podía convertir en propiedad quiritaria.com cel: 331 345 84 25 106 . la traditio . o se transmitìa un inmueble situado en provincia. (Es la acción reivindicatoria que tiene el propietario contra un tercero para que se le reconozca y se regrese la cosa) * PROPIEDAD BONITARIA.. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.La propiedad bonitaria. que aparece cuando alguien adquiría una cosa mancipi sin recurrir a los medios establecidos por el derecho civil. La Dominium Ex Iure Quiritium estaba protegida por la Reivindicatio. Y se creó una acción para que éste la ejercitará y configurara esta forma de propiedad la Acctio Publiciana (acciòn pauliana). o sea.

Es la transmisión por adjudicación. es decir. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. de la cosa común en la copropiedad y del deslinde C) LA IN IURE CESSIO. La adjudicación se daba en relación con las tres acciones divisorias: de la herencia indivisa. : A) B) C) D) E) LA MANCIPATIO = Se adquiere por contrato LA AUDIUCATTIO = Adjudicación. además de restituirse para formalizar la transmisión de la propiedad. el juez tenía la facultad de adjudicar. ES LA ORDEN JUDICIAL..com cel: 331 345 84 25 107 . cinco testigos y el portabalanza. ya que el mancipatio es uno de los negocios per aes ed libram.Del Derecho Civil Y Del Derecho Natural1. era un negocio solemne usado por los ciudadanos romanos en la transmisión de las res mancipi Era necesaria la presencia del transmitente y el adquiriente.. herencia IN IURE CESIO = Orden Judicial LA USUCAPIO = Posesión continuada LA LEX = Por disposición de Ley A) LA MANCIPATIO.Res habilis.La macipatio. por el uso continuado de una cosa durante un cierto tiempo. que podemos traducir como mancipación. libripens. D) LA USUCAPIO. Es un modo adquisitivo que debían llevarse a cabo frente al tribunal. (POR CONTRATO) .DERECHO ROMANO MODOS ADQUISITIVOS DE LA PROPIEDAD. Es la adquisición de la propiedad por la posesión. . PARA LA USUCAPION DEBEN DE REUNIRSE CINCO REQUISITOS : 1. Debería ser la cosa in commercium puesto que las cosas que estaban fuera del comercio no podían ser apropiadas por los particulares. Esa posesión continuada durante cierto tiempo hace que ese hecho se convierta en Derecho. B) LA AUDIUCATIO. se efectúa por medio del cobre y la balanza. esto es distribuir a cada uno de los litigantes la parte que le correspondía. esto es.MODOS ADQUISITIVOS DEL DERECHO CIVIL.

.DERECHO ROMANO 2. por pago. donatario. una interrupción hace necesario el comienzo de una nueva usucapión con todos sus requisitos 5. ley. por ocupar una cosa que se pensó que estaba abandonada) 3. que debería de ser de un año para cosas muebles y de dos para cosas inmuebles E) LA LEX..Fides. La cosa debe estar fundada en una justa causa de adquisición (comprador.Tempus: La ley de las XII tablas fijo un plazo necesario para la usucapion. Sólo el poseedor de buena fe convertirse en propietario por USUCAPION... en el Derecho Romano el ladrón no podía usucapir 4.: buena fe cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 108 . Por disposición de la ley bajo esta denominación el derecho civil incluyó aquellos casos en los que se adquiría la propiedad por el solo efecto de la ley MODOS ADQUISITIVOS DEL DERECHO NATURAL.Possessio debe ser continuada.Titulus. dote.

. animales en libertad natural y que no son de nadie. B) Adquirimos por ocupación. = El especificador es el que transforma CONFUSIÓN Y CONMIXTON = Union de cosas para hacer una sola F) G) PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS. = La propiedad puede ser del dueño de la cosa fructífera o a la persona que tenga otro derecho sobre la misma A) TRADITIO. son cosas que en algún tiempo tuvieron dueño.Las piedras preciosas. las perlas y el coral encontrados en el mar o en sus orillas. 5. C) D) E) ACCESIÓN = Esta adherida a una cosa principal. 2. es decir. es decir. 3.Las Res Derelictae: cosas abandonadas por su dueños. bien porque nunca lo tuvieron (res nullius) o bien porque el dueño las abandonó.. Se consideraron entre las res nullius las siguientes: 1.DERECHO ROMANO A) TRADATIO = Por tradición B) OCUPACIÓN = Por no tener propiedad definida. y que todavía no pertenece a nadie.La Insula in mari nata: Isla que nace en el mar.com cel: 331 345 84 25 109 . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. = La prescripción a largo tiempo del uso de la propiedad. no perdidas ni extraviadas.. apropiándolas. Tiene que ser abandonadas.. ESPECIFICACIÓN. OCUPACIÓN. ADQUISICIÓN DE FRUTOS. aquellas cosas que están en el comercio y que carecen de dueño..Los animales objeto de caza (venatio) y pesca (piscatio).Las cosas pertenecientes al enemigo al momento de iniciarse la guerra y arrebatadas a éste como botín de guerra (occupatio bellica). 4. esto es.

La Inedificatio. árboles plantados. nace en medio de éste. durante el tiempo necesario para que se pierda la memoria de quien era su dueño. aunque indemnizando al propietario de la cosa accesoria. La accesión de Mueble a Inmueble. que permanece oculto bajo tierra o no. arrancada por la > Incrementos fluviales: . Ej. (el dueño del marco puede pedir la separación por esta actio). 3. EXISTEN TRES CLASES DE ACCESIÓN: 1.Avulsio o avulsión.La Plantatio. C) ACCESIÓN. no sólo dinero. edificación. isla nacida en un río. 2. El cuadro y el marco. estable y permanente.. Existe accesión cuando dos cosas se unen en una principal y otra accesoria. . . el propietario de la cosa accesoria puede exigir la separación por medio de una acción denominada La actio ad Exhibendum. . plantación. tiene lugar cuando una porción de terreno.com cel: 331 345 84 25 110 . entonces el dueño de la principal. la propiedad les corresponde a todos los propietarios de los fundos ribereños. esto es. sino que la cosa puede separarse.: . sin que sea posible identificar al sucesor. La accesión de Inmueble a Inmueble: . Cuando esa unión no es orgánica. lo es. La accesión de Mueble a Mueble.Alluvio o aluvión. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.La satio. previa a la reivindicatio. .Insula in Flumine Nata. consiste en el incremento constante e imperceptible en los fundos ribereños por el movimiento del agua. éste será propiedad de los ribereños.DERECHO ROMANO Se clasifica con una res nullius el Tesoro. sino es así les corresponderá a los de la orilla más cerca. también de la accesoria. semillas sembradas. La adquisición es definitiva.Río que abandona su cauce. y éste es cualquier objeto precioso.

En la época clásica la textura no otorgaba la propiedad de los hilos y se concedía la actio ad exhibendum al dueño del hilo. G) LA ADQUISICIÓN DE FRUTOS. F) LA PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS. Justiniano dice que el objeto nuevo pertenecería al dueño de la materia en los casos en que fuera posible que recuperara su forma original. Conmixtio es el modo de adquirir la propiedad mediante la unión de dos sólidos -de la misma especie. Pinctura. fundición o soldadura de dos objetos del mismo metal pertenecientes a propietarios distintos forman un todo inseparable. Cuando una materia prima se transforma para formar una nueva especie. pero como se estropeaba mucho también se podía llegar a acuerdos. surge la copropiedad. El supuesto de un papel que tiene una persona y otra escribe algo sobre él. el caso del tinte o colorante que se incorporan a una tela ajena.DERECHO ROMANO Ferruminatio.com cel: 331 345 84 25 111 . d) La ESPECIFICACIÓN. Es la creación de una cosa nueva (speciem aliquam). Bordado o tejido que se incorpora a una tela. pertenecientes a diferentes personas. pertenecería al especificador. El fruto no tiene existencia propia hasta que no se desprende de la cosa matriz. Si la separación es posible cada propietario conserva la propiedad de su objeto. Tinctura. pero si esta posibilidad no existiera. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. La confusión es la comunidad de bienes dada al mezclarse varios líquidos. Pero aquí quien sería el dueño. Al desprenderse. Scriptura. escritura sobre papel o pagamio. mediante la elaboración de materia ajena. son cosas independientes . Textura. sino.que se confunden de tal modo que no se pueden distinguir. pintura hecha sobre lienzo o madera. E) LA CONFUSIÓN Y LA CONMIXTIO.

DEREHOS REALES DE GOCE.5. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. DERECHOS REALES DE GOCE SOBRE LA COSA AJENA.com cel: 331 345 84 25 112 .DERECHO ROMANO Domingo 27 de noviembre del 2005 Hasta el final 9. Estos derechos implican que una persona tenga un derecho real sobre otra que pertenece a otro. se clasifican en Derechos reales de goce y Derechos reales de garantía.

En Derecho Justinianeo. la prenda/pignus: la garantía se constituye transmitiendo -entregando. transmisible inter vivos y mortis causa. 4.. * Servidumbres personales. y gravar el dominio útil del bien.= beneficiarse de los servicos de un esclavo ajeno b) ENFITEUSIS. * Protección de las servidumbres. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.DERECHO ROMANO a) LAS SERVIDUMBRES.. * Servidumbres reales o prediales. a cambio del pago de una pensión anual al duelo consistente en dinero o porcentaje del fruto C) LA SUPERFICIE. 9. que concede las facultades de enajenar.. la superficie es el Derecho real sobre cosa ajena.com cel: 331 345 84 25 113 . 2. (derecho de usar y disfrutar una cosa ajena no consumible. a) PRENDA E HIPOTECA. usar.6 DERECHOS REALES DE GARANTÍA.: del latín y del griego = plantación : Es un derecho real generalmente vitalicio. gozar. 1. sin otra limitacionq ue conservarla en el mismo estado en que se encientre al momento de que se entrega) 3.Derecho de habitación.Usufructo. * Constitución y extinción de las servidumbres.Operae servorum. Uso. que otorga a su titular el Derecho a edificar sobre suelo ajeno a cambio de un canon anual llamado PENSIO O SOLARIUM.la posesión. sobre fundo ajeno.

propiedad y posesión. DERECHO PATRIMONIAL ROMANO.com cel: 331 345 84 25 114 . En sus inicios se constituye sobre un bien determinado y si el acreedor no cumple. y cuando se da esta circunstancia es cuando el deudor tiene que entregar la cosa pasando el ius posidendi al acreedor y haciendo posible el ius distrahendi.DERECHO ROMANO (pignus conventum) no se transmite ni la propiedad ni la posesión. tiene ambos derechos. por el que sin trasladarse la posesión de ninguna cosa.1 TEORÍA DE LA OBLIGACIONES Elementos De La Obligación: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. deudor y acreedor. 10. hasta que el mismo incumpliese la deuda. 10. LA HIPOTECA: La Hipoteca era una pacto o convenio que establecían las partes. siguiendo en manos del deudor.

que tiene derecho a la conducta del sujeto PASIVO O DEUDOR (debitor) quien tiene el deber jurídico de cumplir con ella. específicas y alternativas. por el que necesariamente somos compelidos -obligados.OBJETO: En segundo lugar tenemos al objeto. divisibles e indivisibles. POR SU OBJETO: genéricas.a realizar una determinada prestación según los derechos de nuestra ciudad". por el que se nos constriñe a cumplir algo según los derechos de nuestra ciudad" Es un vínculo jurídico. la primera se encuentra en las Instituciones y dice así: "La OBLIGACIÓN es un vínculo jurídico. donde el deudor debe observar a favor del acreedor y puede consistir en dare. que es el otro elemento de la obligación. que constituye la obligación y que los une. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.com cel: 331 345 84 25 115 .SUJETOS: El primer elemento de toda obligación son los sujetos: ACTIVO O ACREEDOR (Creditor). praestare. Cualquiera de los sujetos de la obligación podrá estar integrado por una o varias personas.. 1. es el titular del derecho personal de credito. non facere o pati En la compilación Justinianea encontramos dos definiciones de OBLIGACIÓN. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.DERECHO ROMANO 1. Entre los sujetos pasivo y activo existe un vinculo jurídico. 2.. las cuales no altera su esencia. facere. pecuniarias.

parciarias. POR SU OBJETO: específicas y genéricas. Declaración unilateral (promesa o declaración espontánea y libre de manera unilateral de un apersona de obligarse ) 1. alternativas. 5.Obligaciones específica: es aquella cuya prestación recae sobre cosa individual y determinada (Ej.Obligación genérica: en cambio. ..OTRAS FUENTES : Los Pactos. La Sentencia.EL CONTRATO : Es el acuerdo de voluntades entre varias personas que tiene por objeto producir obligaciones civiles. el consentimiento de los sujetos. pecuniarias.com cel: 331 345 84 25 116 . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 3.CUASICONTRATO: Es muy parecido al contrato. POR LOS SUJETOS: ambulatorias. 4. divisibles e indivisibles.: 10 Kg de peras). en cuanto produce consecuencias semejantes a él. no determinadas individualmente (Ej. es la que recae sobre cosas pertenecientes a un género. La Ley.DERECHO ROMANO 2. FUENTE DE LAS OBLIGACIONES 1.. la obligación de entregar el esclavo Pedro). POR SU OBJETO: 1.EL DELITO: Es un hecho contrario al derecho y castigado por la ley..EL CUASIDELITO: Es un hecho ilicito no clasificado entre los delitos. 2. .. pero carece uno de los elementos esenciales de todo contrato.. acumulativas y solidarias.

Naturalmente el primer criterio es el de la autonomía de la voluntad: la elección corresponde a quien las partes hayan concedido esa facultad. de carácter fungible.: tantos metros de pared).(Ej.Obligación Indivisible: es en caso contrario. la obligación de constituir una servidumbre. En efecto. . etc. POR LOS SUJETOS: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. por regla general. Si nada se dijo al respecto. en pagos de 10.). (Ej. de modo que el deudor cumple con realizar una de las prestaciones e incumple no realizando ninguna de ellas. Si no puede cumplirse se considera indivisible. Es en cambio indivisible. (Ej.UN FACERE -. (Ej. b) Es indivisible. medida.000 ptas. .: pintar un cuadro).Obligaciones divisibles: son aquellas que son susceptibles de cumplimiento parcial. tanto desde el saldo activo como pasivo. será divisible. que va enderezada a la transmisión de la propiedad. el FAVOR DEBITORIS hace que sea al deudor a quien corresponda la elección. divisibles en unidades métricas (tiempo. El problema de las obligaciones alternativas es el de determinar a quién corresponde la elección de la prestación a realizar. De ahí que tengamos que atender a la naturaleza de la prestación: a) Es divisible la obligación de DARE.Obligaciones Alternativas: son aquellas que versan sobre dos o más prestaciones Disyuntivamente señaladas.1/3. El criterio se basa pues en la naturaleza divisible o indivisible de la prestación. . dado que la copropiedad romana es por cuotas ideales (1/2. como ya vimos en los Derechos reales.DERECHO ROMANO La diferencia más importante en cuanto al régimen jurídico entre las obligaciones específicas y genéricas es la que atañe al perecimiento de la cosa. 2. la obligación tiene el carácter de indivisible .: pagar 100.: entregar 3 esclavos o 1000 sextercios). la prestación consistente en transmitir la propiedad de una cosa perteneciente a varios copropietarios.com cel: 331 345 84 25 117 . sin detrimento de un valor económico y que se puede repartir entre los varios sujetos acreedores y deudores. peso). la obligación cuya prestación consiste en realizar una obra .000).

OBLIGACIONES PARCIARIAS. varios sujetos. Este extraño régimen se explica si atendemos al carácter penal. CUMULATIVAS O SOLIDARIAS: A) OBLIGACIONES PARCIARIAS (MANCOMUNADAS). La obligación pasa (o se pasea de un sujeto a otro = AMBULAT). que tiene Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. al dividirse el objeto de la obligación en tantas partes cuantos son los acreedores. esto es. la cual. un solo deudor frente a varios acreedores. que un solo acreedor se encuentre frente a varios deudores.com cel: 331 345 84 25 118 . o varios acreedores frente a varios deudores La pluralidad de sujetos puede revestir varias configuraciones y según sea ésta se habla de obligaciones PARCIARIAS. Un ejemplo actual es el cheque al portador. B) OBLIGACIONES CUMULATIVAS hay varios sujetos activos o pasivos que tienen que realizar una prestación igual. es perfectamente posible que haya del lado activo. - OBLIGACIONES AMBULATORIAS: (el sujeto viene determinado en razón de una cosa). no obstante no es la misma. la prestación se divide en tantas partes cuantos sean los sujetos activos o pasivos. Por ello se conoce a estas obligaciones como obligaciones ambulatorias. - El supuesto más corriente de obligación es aquel en que un solo acreedor se encuentra frente a un solo deudor. la pluralidad de sujeto se da sólo en apariencia. En realidad. CUMULATIVAS Y SOLIDARIAS: (por cuotas proporcionales). acumulativas y solidarias. Ahora bien. del pasivo o de ambos. de una falsa pluralidad de acreedores: de verdad lo que hay son dos créditos independientes. C) SOLIDARIA Para ser uno pagaba y liberaba a los demás. Se trata pues. POR LOS SUJETOS: ambulatorias. parciarias.DERECHO ROMANO 2. En este tipo de obligaciones el sujeto cambia al compás de una nueva situación.

NOVACION Y CONFUSION a) EL PAGO: es el modo natural de extinguirse la obligación. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. ¿ A QUIÉN HAY QUE PAGAR ? AL ACREEDOR O A LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE. Es sustituir una obligación por otra. El pago tiene eficacia efectiva. Esta extinción IPSO IURE en el momento que surge esa nueva obligación. Modos extintivos que operan ipso iure. sólo el pintor tiene que saldar la obligación).DERECHO ROMANO la obligación de reparar el daño. El pago de un tercero tiene efectividad cuando este tercero tenga la voluntad de extinguir esa obligación del deudor. : EL PAGO. B) NOVACIÓN. Esta puede ser: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Se puede hacer por medio de un contrato verbal (stipulatio) o literal (NOMEN TRANSCRIPTIO). Sin embargo hay algún tipo de obligaciones en que el deudor sólo puede extinguir la obligación (Ej. Otro caso es el de venta de una misma cosa a varias personas: el vendedor debe la entera prestación a cada uno de ellos. siempre que exista una correspondencia entre lo pagado y lo que sea el contenido de la obligación (si acordamos el pago de 1000 y sólo hago entrega de 500 el pago no tiene eficacia efectiva). o tiene que tener identidad entre la prestación y el pago que se realiza. aun cuando el deudor lo ignore o no lo consienta. El pago tiene que ser idéntico.com cel: 331 345 84 25 119 . ¿ QUIÉN DEBE HACER EL PAGO ? Puede hacerlo el deudor por sí mismo o por un tercero. el pintor al que se le encarga un cuadro.

El supuesto más corriente es el de que el acreedor herede al deudor o viceversa.Cambiar contenido de la prestación.com cel: 331 345 84 25 120 . El acuerdo por el que el acreedor se compromete a no reclamar la deuda. Siempre hay que anunciar que la novación es de una obligación anterior. C) LA CONFUSIÓN. B) LA NOVACIÓN ES OBJETIVA. . B) EL PACTUM DE NON PETENDO. el acreedor reclama al deudor 1000 en virtud de una stipulatio y el deudor le contesta que él le debe por otra circunstancia de 500. Cuando el deudor opone al acreedor un crédito que tiene a su vez contra él. no produce una Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. En tal caso se extingue la obligación IPSO IURE. .Cambiar la causa de la obligación. cuando se produce el cambio del acreedor o del deudor.DERECHO ROMANO A) LA NOVACIÓN ES SUBJETIVA. MODOS EXTINTIVOS QUE OPERAN OPE EXCEPTIONIS. es decir. cuando cambia: . A) COMPENSACIÓN. se produce cuando confluyen en una misma persona la cualidad de acreedor y deudor.Lugar y tiempo de la prestación. ya que si no tendríamos dos obligaciones.

que tiene derecho a la conducta del Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. sino únicamente una excepción llamada EXCEPTIO PACTI CONVENTI.) (Inst. 13 pr) Los tratadistas alemanes del siglo pasado al estudiar estos aspectos de la obligación.que en el nexum recaían sobre dos personas distintas-. 10. . ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN 1. llegaron a la conclusión de que en el momento en que ambos se fusionaron para incidir en una sola persona -el deudor-. nació el concepto unitario de obligación que actualmente conocemos.DERECHO ROMANO acción.1.com cel: 331 345 84 25 121 . en alemán. 3..DERECHO PATRIMONIAL ROMANO 10. SUJETOS El primer elemento de toda obligación son los sujetos: sujetos activo o acreedor (creditor). En términos semejantes se definen las Instituciones de Justiano: “La obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad:” (Obligatio estiuris vinculum quo necesítate adstringimur alicuius solvendae rei.1. CONCEPTO Y GÉNESIS DE LA OBLIGACIÓN ROMANA: LA OBLIGACIÓN ES un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. secundum nostraecivitatis iura. schuld (deuda) y haftung (responsabilidad).

ya sea que esta consista en un dare o en un facere. Entre los sujetos activo y pasivo existe el vínculo jurídico. encontramos un dare. quien a su vez debe cumplir con ella. nomfacere o pati. hacer al acreedor propietario de algo.DERECHO ROMANO sujeto pasivo o deudor (debitor). OBJETO En segundo lugar tenemos al objeto. 2. De esta manera hablamos de la prestación. praestare. facere. Cualquiera de los sujetos de la obligación podrá estar integrado por una o varias personas. El término dare se utiliza para referirse a la transmisión de dominio de alguna cosa. que constituye la obligación y que los une. CLASES Y OBLIGACIONES: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. El término praestare se emplea para aludir al contenido de la obligación en general. ya que los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de una cosa. un hacer. lo cual en nada altera su esencia. pero también se utiliza praestare para referirse algún comportamiento distinto de los anteriores. que es el otro elemento de la obligación. la del deudor. En la permuta por ejemplo. en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona. como cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. es decir. quien tiene el deber jurídico de cumplir con ella. En otras palabras. esta constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar a favor del acreedor y puede consistir en un dare. es decir. que no signifique un dare. Hay un facere en el contrato de prestación de servicios en el que un apersona se obliga a realizar algún trabajo a favor de otra.com cel: 331 345 84 25 122 . el acreedor es titular de un derecho personal o de crédito. El término facere se refiere a toda conducta que consista en un acto positivo. y que no implique la transmisión de dominio de alguna cosa.

no les hubiera preocupado. podemos clasificar a las obligaciones atendiendo a diversos criterios: los sujetos. A. La clasificación que a continuación incluyo no es romana. ya sea el deudor o ambos a la vez. ya que facilita al estudiante el conocimiento y la diferencia de las distintas clases de obligaciones. Por lo anterior. Inst. D. los elementos de la obligación pueden presentar distintas características que se reflejan en las obligaciones y hacen posible su diferenciación. a cargo de quien sea el dominus cuando el perjudicado ejerza la acción. 4. OBLIGACIONES AMBULATORIAS Por lo general la obligación se establece entre sujetos individualmente determinados desde un principio. Obedece. 1. No desconozco que tal clasificación puede incurrir en defectos. como vínculo jurídico entre acreedor y deudor. 5: Ulpiano. y las calidades de acreedor y deudor recaigan sobre las personas que se encuentren en determinada situación. Aún así. 9. 8.DERECHO ROMANO El concepto de obligación que ya conocemos. correspondiente.). es probable que a los juristas romanos. Sin embargo. a criterios modernos y a fines didácticos. (Gayo. creo que puede ser útil. el objeto. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. como dejar fuera alguna clase o ubicar a los distintos casos de obligaciones en moldes demasiado rígidos.com cel: 331 345 84 25 123 . Pero existen obligaciones en las que ya sea el acreedor. pues. 4. no estén individualizados al momento de constituirse la obligación. es invariable y unitario. Estas son las obligaciones ambulatorias que presentan los siguientes casos: a) La obligación de pagar los daños causados por un animal. 1. un esclavo o un hijo. etc. 2. 77. eminentemente casuistas.

. De ordinario la obligación se establece entre un solo acreedor y un solo deudor. que se origine en contra de la persona que tenga el carácter de deudor al tiempo de intentarse la acción. 4. ya sea que existan varios acreedores o varios deudores o varios acreedores y varios deudores a la vez. OBLIGACIONES PARCIARIAS. B. 2. 4. En este caso.) c) La oblgación de restituir lo adquirido con violencia.DERECHO ROMANO b) La obligación que tiene el propietario. a aquellas que con anterioridad tuvieran dichos títulos (Papirio Justo. que será quienquiera que sea el propietario del edificio dominante en dicho momento (Ulpiano. como en las correales o solidarias que veremos enseguida. D. es decir.). 8. LAS OBLIGACIONES AMBULATORIAS también se conocen con el nombre de obligationes propter rem y su cumplimiento se puede exigir con el ejercicio de una actio in rem scripta. d) La obligación de reparar el muro a cargo de quien sea dueño del inmueble sirviente en el momento de ser pedida la reparación. que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder (Ulpiano.com cel: 331 345 84 25 124 . 6. 8. aun cuando la falta de pago se deba a otras personas. D. 7. 2). MANCOMUNADAS O A PRORRATA. OBLIGACIONES CORREALES O SOLIDARIAS Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. el enfiteuta o el superficiario de pagar los impuestos vencidos. 9. 5. también puede estar incierto el acreedor. La pluralidad de sujetos se presenta tanto en las obligaciones que ahora examinamos. C. 39. D. sin embargo hay casos de obligaciones en los que encontramos una pluralidad de sujetos.

copropietarios o coherederos. si de varios deudores. Si se trata de varios acreedores. Son divisibles. en las obligaciones correales o solidarias encontramos otro caso de obligaciones con sujetos múltiples. se puede entregar en partes. En las obligaciones correales o solidarias a diferencia de lo que sucede con las mancomunadas.1. D. ya que una cantidad de dinero. de correalidad o solidaridad pasiva y si de varios acreedores y varios deudores a la vez.com cel: 331 345 84 25 125 . Lo anterior era posible. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.1). que no puede cumplirse de manera fraccionada. por ejemplo.2. cada acreedor tiene derecho al crédito integro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad.45. así como los coacreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago. bien porque los coacreedores o codeudores así lo hubieran convenido antes de constituirse la obligación o porque existiera entre ellos alguna relación interna como por ejemplo en el caso de los socios. En las indivisibles sucede lo contrario (Paulo. hablamos de correalidad o solidaridad activa. Las obligaciones de hacer. generalmente. El que pagó puede a su vez cobrar a los otros codeudores la parte que les corresponda. hablamos de correalidad o solidaridad mixta. como la de realizar una operación quirúrgica. por regla general son indivisibles. las obligaciones de dar.DERECHO ROMANO Como ya hemos dicho. OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES En las obligaciones divisibles la prestación se puede cumplir de forma fraccionada sin que por ello sufra menoscabo. 2. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES ATENDIENDO AL OBJETO A.

-CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES ATENDIENDO AL DERECHO DEL CUAL PROVIENEN En este sentido. cuando el paterfamilias debe responder pagando los daños causados por un hijo. La elección del objeto correspondía al deudor a menos que se hubiera convenido que la hiciera el acreedor o un tercero. hubiera incurrido en mora o el objeto se perdiese por su culpa o dolo. Son civiles las que quedaron reglamentadas por el derecho civil y honorarias las que emanan del derecho honorario. OBLIGACIONES GENÉRICAS Y ESPECIFICAS Son obligaciones genéricas aquellas en las que el deudor esta obligado a entregar un objeto indicado solo por su género. por ejemplo. a menos que se conviniera lo contrario. En las obligaciones facultativas. la obligación no se extingue mientras el deudor pueda cumplir con cualquiera de las restantes. Si el objeto se perdía por fuerza mayor.com cel: 331 345 84 25 126 . un libro. y si el objeto se perdía. pero puede liberarse entregando al hijo. Un ejemplo típico de estas obligaciones lo constituye el caso del abandono noxal. entregar. C.DERECHO ROMANO B. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. pero en algunos casos tendrá la posibilidad de liberarse cumpliendo con otra. OBLIGACIONES ALTERNATIVAS Y FACULTATIVAS Las obligaciones alternativas establecen dos o mas prestaciones de las cuales el deudor solo debe cumplir con una. solo se establece una prestación. 3. la obligación no se extinguía mientras quedara la posibilidad de sustituirlo por otro del mismo género. en cambio. por ejemplo. las obligaciones pueden ser civiles u honorarias. En las obligaciones específicas el objeto esta individualizado: entregar al esclavo Pánfilo. etc. La elección le corresponde al deudor salvo que se hubiera convenido otra cosa. la obligación se extinguía y el deudor quedaba liberado. un esclavo. Si alguna de las prestaciones se hace imposible. un caballo.

b) Las obligaciones contraídas entre las personas sujetas a la misma potestad o entre estas y el padre. como ya se dijo. a) SON OBLIGACIONES CIVILES aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento. por litis contestatio o por prescripción de la acción. sino que alude a la eficacia procesal de la obligación. c) Las obligaciones que nacen del simple pacto. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Las obligaciones extinguidas por capitis deminutio. a la eficacia procesal de la obligación: las civiles tiene eficacia procesal mientras que las naturales carecen de ella. CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES ATENDIENDO A SU EFICACIA PROCESAL: a) OBLIGACIONES CIVILES Y b) OBLIGACIONES NATURALES En este segundo grupo el calificativo de “civiles” no se refiere al derecho que dio origen a la relación obligacional. en tanto que las obligaciones naturales no están provistas de un medio judicial para obligar al deudor a cumplir. d) Las obligaciones contraídas por los pupilos sin autorización del tutor. b) BLIGACIONES NATURALES Como casos de obligaciones naturales tenemos los siguientes: a) Las obligaciones contraídas por los esclavos.DERECHO ROMANO 3. La distinción atiende.com cel: 331 345 84 25 127 .

. a una obligación civil. ya que la obligación natural produce efectos jurídicos. pero carece uno de los elementos esenciales de todo contrato. b) La obligación natural puede ser garantizada por fianza. 3. sin embargo.EL CONTRATO : Es el acuerdo de voluntades entre varias personas que tiene por objeto producir obligaciones civiles. pudiéramos pensar que la obligación natural se sitúa mas bien en el campo de la moral y no en el del derecho y. esto no es así. Por lo anterior. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. c) Por novación puede convertirse en obligación civil. el consentimiento de los sujetos.. prenda o hipoteca.DERECHO ROMANO e) Las que nacen de préstamos realizados en contra del Senadoconsulto Macedoniano. que prohibía se hicieran prestamos a los hijos de familia. 4. e) Puede oponerse.EL DELITO: Es un hecho contrario al derecho y castigado por la ley. FUENTE DE LAS OBLIGACIONES Se entiende por fuentes de las obligaciones a los hechos jurídicos de donde ellas emanan. a saber: a) En caso de pago.com cel: 331 345 84 25 128 . d) Debe tomarse en cuenta en el cómputo de la herencia y del peculio..CUASICONTRATO: Es muy parecido al contrato. 1.. en cuanto produce consecuencias semejantes a él.EL CUASIDELITO: Es un hecho ilicito no clasificado entre los delitos. el acreedor puede retener lo pagado puesto que el deudor no puede repetir alegando que pago algo que no debía. en compensación. 2.

Gayo nos señala que las fuentes de las obligaciones son dos: el contrato y el delito (Gayo. las cuales son agrupadas en cuatro grandes categorías: “Las obligaciones o nacen de un contrato o de un cuasicontrato o de un delito o de un cuasidelito” (Sequens divisio in quatuor species deducitur. 3. por la entrega de una cosa (re) o por medio del consentimiento (consensu) (Gayo. 2). por escrito (litteris). ELEMENTOS DE LAS OBLIGACIONES: EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES: Al hablar de la transmisión de las obligaciones. que tanto el crédito como la deuda pueden transmitirse. pudiéndose manifestar estas voluntades mediante palabras (verbis). en el primer caso el Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 3. Declaración unilateral (promesa o declaración espontánea y libre de manera unilateral de un apersona de obligarse ) En sus Instituciones. No es sino hasta las Instituciones de justiniano cuando nos encontramos con una verdadera sistematización en la clasificación de las fuentes de las obligaciones. Esta clasificación justinianea tiene la cualidad de señalar de forma definitiva cuales son las principales fuentes de las obligaciones . 13. De esta manera.. 89). pero adolece del defecto de que dentro de ellas no quedan comprendidos todos los hechos que pueden dar origen a una obligación.com cel: 331 345 84 25 129 .DERECHO ROMANO 5. 88) entendiendo por contrato el acuerdo de voluntades sancionado por el derecho civil. aut enim ex contractusunt aut quasi ex contractu. La Sentencia.OTRAS FUENTES : Los Pactos. aut ex maleficio aut quasi ex laficio) (Inst. 3. es posible afirmar. La Ley. hechos que por ningún motivo fueron desconocidos por Justiniano y que fue enumerando a lo largo de su obra. debe distinguirse por un lado la transmisión del derecho de crédito que tiene el acreedor y. por el otro la transmisión de la deuda o deber de pagar a cargo del deudor.

recibe el nombre de delegante. como en el caso de la herencia. tenemos la sustitución del deudor por otra persona que asume la deuda. D. y el acreedor – que es el mismo – el de delegatario. 46. el nuevo deudor. ASUNCIÓN DE DEUDAS En la cesión de deudas. al considerar que los derechos son bienes comerciables.DERECHO ROMANO acreedor cede su crédito a otra persona. 1. También para transmitir las deudas se recurrió a la procuratio in rem suam. la técnica jurídica romana uso mas tarde diversos mecanismos para poder ceder un crédito o transmitir una deuda de forma particular. Sin embargo. y el cedente debía responder de la existencia del crédito mas no de la solvencia del deudor.. 11) El primer deudor o deudor original. 2. se llama cesionario. el de delegado. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. El acreedor original que transmite el crédito recibe el nombre de cedente. que en este caso recibe el nombre del delegación (Ultipiano. el cedido. Ya que la obligación romana implica una atadura física. El deudor. 2. era designado a veces como el cessus. que sale de la relación. la transmisión de créditos y deudas en un principio solo fue permitida a título universal. CESION DE CREDITOS En la cesión de créditos tenemos la sustitución del acreedor por otra persona a quien se le transmiten los derechos nacidos del vínculo obligacional. el nuevo acreedor. es decir. que se compromete a pagar la deuda del primero. etc. La cesión podía obedecer a diferentes causas: compraventa. que en el mismo. que ya conocemos. donación.com cel: 331 345 84 25 130 . y en el segundo un nuevo deudor asume la deuda del primero. y a la novación. que adquiere el crédito.

Los modos extintivos de las obligaciones son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función. MODOS EXTINTIVOS QUE OPERAN IPSO IURE los modos extintivos que operan ipso iure son. la perdida de la cosa debida.com cel: 331 345 84 25 131 . el concurso de causas lucrativas y la muerte o capitis deminutio del deudor. llamado actus contrarius. Este acto. es el modo normal de extinguirse la obligación. 1. si la obligación había nacido por medio del cobre y la balanza (per aes et libram). la ejecución de la prestación debida. el mutuo disentimiento. era similar a aquel que se había llevado a cabo al contraerse la obligación. El modo normal de extinguirse una obligación es el pago o cumplimiento realizado por el deudor. solutio en latín. por la cual el acreedor reconocía haber sido pagado. la confusión. En el derecho justiniano la acceptilatio sirvió para condonar formalmente una deuda. la novación. sin implicar la ejecución efectiva de la obligación. El pago se refiere no solo a la entrega de una cantidad de dinero. cualquiera que Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. en el Derecho romano antiguo se exigió que para extinguir una deuda el deudor realizara un acto solemne para dar por cancelada la relación. existen otros hechos que. esto es. el pago. La otra forma para realizar el actus contrarius fue la acceptilatio. Por otro lado.DERECHO ROMANO EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES: Cuando una obligación se extingue se disuelve el vínculo existente entre acreedores y deudor. PAGO El pago o cumplimiento. así. Sin embargo. tienen el efecto de liberar al deudor. así también debía ser extinguida. sino a todo cumplimiento de la prestación. A.

Hay que recordar que la prestación. que ya conocemos. Para que existiera novación las partes deberían declararlo expresamente. En el segundo. ya fuera un cambio en el lugar o tiempo del cumplimiento. non facere o pati. en la que el deudor fuera heredero del acreedor o viceversa. la obligación se extinguía. donde y cuando. objeto de la obligación. B. al modificarse uno de los elementos de la primera.com cel: 331 345 84 25 132 . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. En lugar de la antigua obligación surge una nueva. NOVACION Ya sabemos que la novación es la sustitución de una obligación por otra. C. En relación con el pago debemos distinguir los siguientes elementos. facere. En el primer caso estaríamos frente a una transmisión de crédito o de deuda.DERECHO ROMANO esta fuera. quien lo hace. praestare. podía consistir en un dare. D. como. CONFUSIÓN La confusión como modo extintivo de obligaciones consiste en que coincidan en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. PERDIDA DE LA COSA DEBIDA Si el objeto de la obligación fuera una cosa específica y se perdía por alguna causa no imputable al deudor. la nueva obligación debía contener algo nuevo. por ejemplo como consecuencia de una herencia. o que se agregara o se quitara una condición etc. La nueva obligación extingue a la antigua. La novación puede afectar a los sujetos o al objeto.

la sociedad y el mandato. extingue la obligación. y el objeto entraba a su patrimonio por otra causa. incluso la mínima. Este es el caso de las obligaciones que nacen de delitos. antes de que el heredero hubiera podido cumplir su encargo. pues no es posible que este recaiga sobre lo que ya esta en dominio del acreedor. de la misma cosa. Lo anterior podía suceder si en un testamento. se ordenaba al heredero entregar un objeto específico a un legatario.com cel: 331 345 84 25 133 . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. el mutuo disentimiento debe darse antes de que una de las partes cumpla con su prestación. G.MUERTE O CAPITIS DEMINUTIO DEL DEUDOR Algunas obligaciones se extinguen por la muerte de uno de los sujetos. también podrá ser causa de extinción de obligaciones. como veremos mas adelante. por ejemplo. y de algunos contratos.DERECHO ROMANO E. F. MUTUO DISENTIMIENTO El mutuo disentimiento o consenso contrario opera en relación con las obligaciones nacidas de contratos consensuales. La capitis deminutio. por ejemplo. por diferente causa. que son los que cobran eficacia por el solo acuerdo de voluntades de las partes. CONCURSO DE CAUSAS LUCRATIVAS Existe cuando el acreedor adquiere. La adquisición. por título diferente. el objeto específico que se le adeuda.

el hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto de un objeto determinado aunque no todo pacto va a convertirse siempre en contrato. En el fondo de todo contrato existe un pacto.DERECHO ROMANO 11. Para que este simple acuerdo de voluntades tenga vida es necesario que este sancionado por el legislador mediante una acción determinada. CONTRATOS Y CUASICONTRATOS CONCEPTO DE CONTRATO Y SUS ELEMENTOS. La fuente pricipal de las obligaciones es el contrato. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. entendido como el acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial.com cel: 331 345 84 25 134 . esto es.

Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Los elementos que integran el contrato pueden ser divididos en dos partes: esenciales o comunes a todos los contratos. ELEMENTOS ESENCIALES.com cel: 331 345 84 25 135 . c) Objeto. Son cinco: a) Sujetos. y elementos accidentales. A) SUJETOS: Son las partes que intervienen en un negocio jurídico que por regla general coinciden con los sujetos de la obligación. 1. En una primera etapa del desenvolvimiento histórico el formalismo era estricto. pero con el tiempo lo fue el aspecto subjetivo. Esto trajo como consecuencia la creación de la figura de la representación. pero ya con Justiniano se le otorga se le otorga. ya que no era un sujeto del mismo y no tenía acción para reclamar. acción para reclamar el beneficio del contrato. en casos especiales. b) Consentimiento. que pueden existir o no en el contrato. d) Cuasa y e) Forma En los diversos contratos que existen en el ámbito jurídico tiene en comun una serie deelementos generales o esenciales sin los cuales no podríamos hablar de uno u otro contrato. Otro problema se sucitaba en relación a que el negicio jurídico sólo traía efectos para los sujetos que intervinieran de forma directa en él. En un principio no podía figurar un tecero como beneficiario en unnegocio jurídico.DERECHO ROMANO ELEMENTOS DEL CONTRATO.

Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. pero si es como miembro de dicha familia dicha obligación carecía de acción para exigir su cumplimiento (obligaciones naturales). El consentimiento puede estar viciado por el I. y cuando lo hacen en nombre del padre. enfermedad mental y la prodigalidad.La LESIÓN. los que se refieren a la manifestación de la misma. teniendo que existir relación lógica entre las voluntades de los sujetos y la declaración expresa de la misma. B) CONSENTIMIENTO. Los errores impropios se pueden subdividir en de derecho y de hecho.DOLO. que afectan la formación de la voluntad. pero las cuales con posterioridad repercuten sobre el patrimonio del representado. La incapacidad puede ser por edad. Es la congruencia existente entre las voluntades declaradas por los sujetos. Podrá ser sujeto de contrato toda persona que goce de plena capacidad jurídica y que por disposición legal expresa no esté incapacitada para realizar un acto determinado. éstos tienen capacidad para contratar en relación con su peculios..ERROR. En la representación directa el acto jurídico realizado por el representante produce consecuencias sobre el patrimonio del representado.. la obligación podía ser exigida al terminar la patria potestad o proceder en contra del pater.com cel: 331 345 84 25 136 .INTIMIDACIÓN O IV. Si se obliga con un extraño. En cuanto a los hijos de familia. En la indirecta el representante realiza actos jurídicos de consecuencias para su propio patrimonio.. III.. Los primeros el sujeto que lo comete no puede alegarlo I.. también podrán obligarse.ERROR. y esta puede ser de dos tipos: directa e indirrecta. por sexo. El error puede ser propio. o impropio. II.DERECHO ROMANO LA REPRESENTACIÓN implica la intervención de una persona ajena a los sujetos.

esto es cuando se celebra tomando en cuenta determinadas cualidades de la otra parte. 4.. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.. si una de las partes se equivoca sobre el motivo que impulsó a la otra a la celebración del contrato.. de simular una cosa y hacer otra”.Error en la causa.com cel: 331 345 84 25 137 . Si no coinciden las dos partes en su referencia sobre el objeto será nulo. II. al no darse ésts será nulo.Error en la persona. pero si ambas pensaban en el mismo objeto..Error sobre las calidades del objeto. 5. aquí el error será irrelevante. Según Ulpiano “cierta maquinación para engañar a otro. 2.Sobre la naturaleza del contrato.Error sobre la indicación del objeto. si el sobre las accesorias el negocio subsiste. pero hay que analizarse.: 1.. ya que una cantidad mayor o menor de él puede afectar de forma esencial los efectos deseados por una de las partes.Error en cuanto a la cantidad del objeto del contrato.DOLO. si el error es sobre las calidades esenciales se anulará el contrato. en un principio este error era subsanable y no anulaba el contrato. Toda astucia o maquinación efectuada por una de las partes para que la otra incurra en error. este error será irrelevante. 6. es cuando ocurra uno de los sujetos crea estar celebrando un contrato diferente. 3.. Los errores de hecho son 6. y al ver cual es la situación real cada una de las partes recupera su aportación y el negocio no procede.DERECHO ROMANO para solicitar la invalidez del negicio jurídico “la ignorancia de la ley no nos excusa de su cumplimiento”.

Es la realización de determinada conducta por parte de uno de los sujetos. consiste en un dar. motivación que impulsa a las partes. que traerán como consecuencia que la persona sobre la que se ejerce no exprese libremente su voluntad. diferencia con el dolo en que no hay engaño y de la intimidación de que no existe violencia. D) CAUSA. C) OBJETO. ya sea física o moral. También el pretor podía dictar una exceptio metus que paralizaba la acción mediante la cual el culpable le exigía a su vítima el cumplimiento de la promesa dada. hacer o prestar. EL OBJETO DEBERA SER: Lícito. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. anulándose el negocio en siu totalidad. El hecho de aprovecharse de la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte.INTIMIDACIÓN. Determinado (sólo de esta manera se podrá contraer la obligación). el pretor concedía la actio quod metus causa. auque si una presión indirecta.. la tenía la víctima del dolo que hubiera sido demandada del cumplimiento de los deberes contraídos..LESIÓN. Apreciable en dinero.DERECHO ROMANO Por ello se creo la actio doli que sería para reclamar el valor del daño. Basado en ésto. Posible (tanto física como jurídica). III. Esta se manifiesta en actos de violencia.com cel: 331 345 84 25 138 . IV. Se entiende por causa a la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Si la amenaza iba dirigida contra un menor o mujer éstos podían alegar en su favor una in integrum restitutio. exceptio doli. lo cual traís como consecuencia que el negocio subsistiese pero pagando cuatro veces el valor del daño sufrido el culpable al intimidado. la excepción.

Todas ellas pueden ser de carácter positivo. más un acontecimiento ajeno a ellas. o negativas. b) Término. de la no realización de ese acto futuro o incierto. Y puede ser mixta cuando su realización este sujerta a la voluntad de partes afectadas. c) Carga.DERECHO ROMANO E) FORMA. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Causal. Puede ser casual. Esa realización depende que entre en vigor una negocio jurídico.com cel: 331 345 84 25 139 . si depende de la cancelación del negocio es condición de carácter resolutorio. En otras palabras es el molde que configura cada contrato ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL CONTRATO: a) Condición. cuando su realización dependa única y exclusivamente de la voluntad del interesado. cuando su realización sea independiente de la voluntad del interesado (hecho físico). a) La Condición: Potestatativa. dependen de la realización de un acontecimiento futuro o incierto. Consiste en aquellos requisitos a que debe sujetarse la relación contractual. eso es condición suspensiva. Pueden existir elementos accidentales como son la condición. o Mixta Consiste en un acontecimiento futuro de realización incierta. La condición puede ser potestativa. término o modo o carga.

Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. del cual depende la entrada en vigor o la cancelación de los efectos de un negocio jurídico. En el primer caso es suspensivo cuando el negocio tiene efectos a partir de cierta fecha (ex dile). * Hago para que hagas (facio ut facias). pero por sus consecuencias se han reducido a cuatro clases: * Doy para que des (do ut des). Existen contratos nominados e inominados. en el segundo estaremos ante un término y el negocio tendrá efectos hasta esa determinada fecha (in diem). c) El modo o carga Es un impuesto o gravamen a una persona en un acto de liberalidad en una donación. El beneficiario de la liberalidad deberá realizar cierta prestación en favor del bienhechor o de un tercero. * Doy para que hagas ( do ut facias). El segundo (inominado) es aquel que no forma parte de los clásicos contratos nominados del Derecho. El primero (Nominado) será aquél que tiene nombre específico y particular confirmado por el derecho. o una manumisión. legado.com cel: 331 345 84 25 140 .DERECHO ROMANO b) El término Es un acontecimiento futuro de realización cierta. y donde cada uno tienen acciones epecíficas. individualmente denominadas que los tutelan. * Hago para que des (facio ut des). CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS. podía referirse a cualquier convención que quedará fuera de éste.

Consensual. sin posibilidad de alguna interpretación. Real. DE ACUERDO A LOS EFECTOS que van a producirse sobre las partes serán:  Unilaterales. se perfeccionan por la formulación de Escrito.  Bilateral o sinalagmático. el que origina obligaciones para una sola de las partes. se perfecciona con el consentimiento De estricto derecho. de las partes. se perfecciona por el uso de la escritura. También hay contratos:Gratuitos.       Verbales. escritos. y atendiendo a la forma de interpretación en de estricto derecho y de buena fe. aquellos en los cuales se puede interpretar la intención de las partes con atención al uso. debemos ajustarnos a lo determinadas palabras. la equidad o las especiales circunstancias de cada caso. real. De buena fe.com cel: 331 345 84 25 aquel en el cual una de las partes procura a la otra una ventaja por la que no va a obtener una 141 . consensual. se perfecciona por la entrega de la cosa.DERECHO ROMANO Los contratos nominados a su vez y atendiendo a la forma en que se perfeccionan se clasifican en verbales. Sinalagmáticos imperfectos. convenido expresamente. cuando ambos contratantes quedan obligados recíprocamente uno al otro. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. cuando una de las partes esta obligada desde el principio y la obligación de la otra depende de una causa posterior que puede llegar a existir o no. aquellos en que ambas partes se obligan desde la celebración del contrato.A su vez pueden ser divididos en: Sinalagmáticos perfectos.

desde el punto de vista si tienen existencia propia o si dependen de otro contrato: subsiste por sí mismo en independientemente de cualquier otro (Contrato de Arrendamiento). auque fuese notoria su intención no produciría efectos. c) Promissio iurata liberti. Y son: a) Negocios per aes et libram: mancipatio y nexum. Y contratos Oneroso. Por el contrario. b) Dictio dotis. Por último. Si los sujetos se apartaban de dichas palabras. CONTRATOS VERBALES. dicho formalismo se llevaba a cabo en presencia de 5 testigos Si el negocio deseado consistía en una transmición de propiedad. Por medio de ella el esclavo manumitido se comprometía a determinadas cosas hacia su antiguo amo. ya que se consideraba que el contrato no se realizaba jurídicamente. Se perfeccionan mediante la pronunciación de ciertas palabras solemnes. se efectuaba el negocio deseado por las partes. funda su existencia de otro contrato y no puede subsistir sin él Contrato de Garantía) * Principal. * Accesorio. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. c) Promissio iurata liberti. una balanza (libra) y un pedazo de bronce (aes).com cel: 331 345 84 25 142 .DERECHO ROMANO remuneración. Consiste en la promesa que efectúa un paterfamilias respecto d la dote que le entregará a su hija en el momento en que ésta contraiga matrimonio. cada una de las partes se obliga a dar o hacer alguna cosa para beneficio de la otra recíprocamente. d) Stipulatio. a través de las cuales las partes quedaban obligadas. a) Negocios per aes et libram: mancipatio y nexum. estamos en presencia de un nexum. si se trataba de un préstamo en dinero con la garantía de que un miebro de la familia quedase como rehén en poder de la otra partte. estaríamos en presencia de una mancipatio. Se trata de una forma de llevar a cabo diversos tipos de negocios jurídicos. mediante la utilización de determinadas palabras solemnes. Esta promesa se lleva a cabo bajo esta forma contractual. b) Dictio dotis.

los síngrafos se redactaban por partida doble. Aquí el acreedor tenía diferentes accionesla condictio certae pecuniae si le debían una cantidad determinada de dinero. estabn protegidos por la condictio certae pecuniae para exigir su cumplimiento. por ello. Aquí se podían estipular intereses. Prometes darme tus monedas de plata el día primero de cada mes?. éste tendría la característica de contrato accesorio. eran aquellos que se consignaban en los libros de contabilidad del acreedor. Son los más antiguos. existiendo congruencia entre la pregunta efectuada por uno de los sujetos y la respuesta dada por el otro. Consiste en la promesa efectuada por las partes sujeta a determinadas fórmulas y solemnidades. si el deudor no pagaba lo haría el fiador. y la actio ex stipulatu que le sería para reclamar cualquier otra prtestación. la condictio triticaria si se le debía otra cosa. Si te lo prometo. Eran contratos unilaterales y de estricto derecho.Son contratos más recientes.com cel: 331 345 84 25 143 . b) Síngrafos y quirógrafos. Este es un contrato unilateral y de estricto derecho. no siendo menester que el deudor también los transcribiese. Se perfeccionaban mediante el uso de determinada forma escrita. la mayor parte de las necesidades contractuales de los romanos. quedando así perfeccionado el contrato.DERECHO ROMANO d) Stipulatio. servia de garantía en relación con el cumplimiento de una obligación. quedándose una copia en Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. que tenían por objeo una determinada cantidad de dinero. La Fianza estipulatoria (fideiussio y fidepromissio) era un contrato verbal por el cual una persona prometía pagar una deuda propia o ajena. a) Nomina transcriptia. Por ejem. CONTRATOS LITERALES. Su objeto podía ser cualquier prestación cubriendo. La pena convencional de forma estipulatoria era para garantizar el cumplimiento del contrato.

según se trate de mutuos de dinero. conservando tanto la propiedad como la posesión del bien. El comodatario tendrá en su beneficio actio commodati contraria. por medio del cual una persona llamada mutuante. por medio del cual una persona llamada comodante. la propiedad de determinados bienes fúngibles. entrega a otra. le entrega una cosa no fungible a otra. Para pedir que se devuelva lo prestado el mutuante tiene la condictio certae pecuniae o condictio triticaria. para reclamar los gastos extraordinarios surgidos con motivo de la conservación de la cosa. le transfiere a otra llamada mutuario. pues sólo después de entregado el objeto quien lo recibe se obliga a restituirlo. gratuito y de buena fe. a) Mutuo. Ambas acciones se denominan condictio ex mutuo. depositario. Es un contrato unilateral gratuito de estricto derecho al que también podemos lamar préstamo de consumo. para que éste la use para determinado fin y la devuleva dentro del plazo fijado. También llamado préstamo de uso.DERECHO ROMANO poder del acreedor y otra para el deudor. o de otras cosas. es un contrato sinalagmático impefecto. Es el contrato mediante el cual una persona llamada desppositante. obligándose éste a devolver una cantidad igual del mismo género y calidad. CONTRATOS REALES. una cosa mueble Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. El comodante tendrá en su favor la actio commodati directa. c) Depósito. teniendo el comodatario una simple detentación. llamada comodatario. b) Comodato. Para que se perfeccione es necesario que se entregue la cosa por el comodante. Se perfeccionn mediante la entrega de la cosa.com cel: 331 345 84 25 144 . así como daños y perjuicios ocasionados. lla que se podrá ejercer para que le sea devuelto el objeto dado en comodato y para reclamar los daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado. y los quirógrafos constaban en un sólo ejemplar que permanecía en poder del acreedor.

Existe el depósito miserable o necesario. una acción hasta por el doble del valor del objeto depositado.Si el depositario utiliza el objeto en su beneficio deberá pagar los intereses más los daños y perjuicios. para que la guarde en garantía de un derecho que éste tuviese en contra del primero. b) Locatio conductio. d) prenda. Si el depositante hubiere tenido que realizar gastos para conservar el objeto. En este un deudor o una tercera persona entrega una cosa a un acreedor. Este es un contrato sinalagmático imperfecto.DERECHO ROMANO para su guarda. teniendo éste a su favor la actio depositi directa. al que llamaremos acreedor prendario. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. de no hacerlo el acreedor prendario podrá ejercer la actio pignoratitia contraria. por escrito o de forma tácita. que debe ser devuelta a su requerimiento. a) La compra-venta. en cuyo caso si el depositario no cumple con sus obligaciones se ejercerá en su contra una actio in duplum. CONTRATOS CONSENSUALES. de buena fe y acceorio.com cel: 331 345 84 25 145 . gratuito y de buena fe.Estos contratos se perfeccionan por el simple acuerdo de las partes. Es un contrato sinalagmático imperfecto. por causas ajenas al depositante. y a pagar intereses o daños si el objeto llega a sufrir daños. que sirve para garantizar el cumplimiento de otra obligación. en caso de incumplimiento la actio pignoratitia directa. ejerciendo el dueño de la prenda. El prendario se obliga a rstituir la cosa dada en prenda cuando el deudor cumpla con su obligación. El consentimiento es lo más importante en ellos y puede ser manifestado verbalmente. Esta obligado a reembolsar al acreedor prendario los gastos que hubiese efectuado para mantener la cosa. podrá solicitar una indemnización ejerciendo la actio depositi contraria.

Esta acción podía ejercerce durante un lapso de 6 meses. como son la a) La compra-venta. El comprador tiene la obligación de pagar el precio convenido. No se habla de tranferir la propiedad de la cosa vcendida. sino que mediante de el se transfiere la posesión del bien. y de buena fé por el cual una persona se compromete a proporcionarle a Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. la posesión libre. Por ser la compra venta un contrato sinalagmático existen deberes para ambas partes.Es un contrato sinalagmático 146 . además recibir el objeto comprado en el momento en que se hubiese determinado. Este contrato no es traslativo de dominio. teniendo el comprador la actio empti.com cel: 331 345 84 25 b). la entrega material de la cosa debe ser una posesión libre y duradera y estará obligado a proteger al comprador en caso de evicción. sino deberá indemnizarlo. de no ser así incurriría en caso de mora creditoris.. mediante el pago de una cantidad cierta en dinero. El vendedor tiene obligación de entregar la cosa comprada. Hay dos casos especiales de compraventa. completa y duradera de una cosa determinada. sino únicamente la entrega. para solicitar la nulidad del contrato. compra de esperanza eptio spei y la compra de una cosa esperada emptio rei speratae. pero con ello el comprador adquiere el goce completo. para obtener una disminución en el precio o bien una actio redhibitoria. El vendedor responderá tambien de los vicios ocultos de la cosa que al ser descubiertos podrán tener como consecuencias el ejercicio de una actio quanti minoris. en ambos casos el objeto del contrato es una cosa que todavía no existe pero que se supone existirá en el futuro.DERECHO ROMANO Son contratos consensuales: Es aqél contrato de buena fe por medio del cual una persona llamada venddor se obliga a transferir a otra llamada comprador. Locatio conductio.

su dureción estará limitada a la voluntad de las partes.. Incumplimiento de renta por 2 años.. Este contrato consensual cuyo objeto material puede ser de muy diversa naturaleza tiene muy dibersa naturaleza. su objeto material siempre serán cosa no consumibles y que se encuentran en el mundo del comercio. Sus causas de terminación son: Voluntad de las partes. La persona que se compromete a proporcionar lo cosa o a efectuar el trabajo se llama locator ( equivalente al concepto de arrendador) el que paga el precio del alquiler se llama conductor (arrendatario o inquilino). 3.Locatio conductio operis (contrato de obra ). en ella el arrendamiento se trasmite a los herederos y además las consecuencias de una mala cosecha las sufrían ambas partes. tiene cuatro modalidades diferentes.- 2.com cel: 331 345 84 25 147 . y el conductor es el que ejecuta el trabajo MANDATO Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. 1. bilateral y de buena fé.Su objeto es el resultado de un trabajo. y a cambio del objeto dado en arrendamiento se recibiá periódicamente un precio en dinero..DERECHO ROMANO otra el goce temporal de una cosa no consumible.Es arrendamiento de un predio rústico.Locatio conductio rerum ( alrendamiento). El locatores el responsable de los vicios que pudiesen existir en el material entregado. Es un contrato consensual.-Aparcería. 4.-Locatio conductio operarum (contrato de trabajo) Quedan fuera de este contrato todos los servicios artisticos o de profesiones liberales. Deterioro del objeto arrendado por culpa del arrendatario y en los casos en que el propietario tuviese necesidad del objeto arrendado.. Cumplimiento del término previsto. Pérdida del objeto. es el que encarga la obra. o bien a ejecutar en favor de ella un determinado trabajo mediante una retibución periódica y en dinero.

2.LLevar a cabo el mandato según las instruccuónes recibidas. llamados socios. se obligan recíprocamente a aportar bienes o trabajo.Responder de losdaños consecuencia de la gestión. si el aporte lo constituían bienes. 3. operarum. si se aportaban bienes y trabajo..com cel: 331 345 84 25 148 . los deberes del mandatario son: 1. de buena fe. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail... si los socios perseguían un lucro. Las acciones con las que cuentan las partes son para el mandante la actio mandati directa para el mandatario la actio mandati contraria. por el cual dos o más personas. Es el contrato por medio del cual una persona llamada mandate encarga a otra llamada mandatario que realice determinado acto por cuenta y en interés de aquél..Pagar al mandatário los gastos que hubiese hecho.Responder de los daños y perjuicios ocasionados por su dolo o culpa Entre los deberes del mandante mandante son: 1.DERECHO ROMANO Es un contrato sinalagmático imperfecto y de buena fé. En relación a su fin pueden ser: Lucrativas. Contrato sinalagmático. mixtas. Para que el mandato existiera lo encomendado debia ser lícito y hacerse en interés del mandante.. si la aportación estaba representada por el trabajo o actividad de los socios. y No Lucrativas. si se perseguía una finalidad excenta de lucro. 2. para alcanzar un fin lícito de utilidad común. Las sociedades podían clasificarse en rerum. LA SOCIEDAD.Renrir cuentas al mandante y restituir los intereses de los capitales.

así como para pedir la disolución de la sociedad. y Particulares. y. En atención a la naturaleza de la prestación y contraprestación.DERECHO ROMANO En relación a los bienes: Universales. por la acción ex actione. Aquí. y. Se presenta cuando las prestaciones de cada una de las partes consideran en dar alguna cosa. Los derechos de cada uno de los socios eran: Dirigir los asuntos sociales. no estan contenidos en el derecho clásico. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. por la voluntad ex voluntate. Intercambio de servicios. se agrupan en 4 clases:  Doy para que des (do ut des).com cel: 331 345 84 25 149 . Para la división del patrimonio una vez disuelta la sociedad se ejercía la actio communi dividundo (acción divisoria). comprendían todos los bienes que tuvieran los socios.  Doy para que hagas ( do ut facias). CONTRATOS INNOMINADOS. Los deberes de cada uno de los socios eran: Efectuar la aportación convenida.En sentido inverso a la anterior. constituidas por cosas determinadas. por la cosas ex rebus. Responder por el dolo y culpa. Son los contratos que se apartan de los contratos típicos. La sociedad se podía disolver por las personas ex personis.una parte se compromete a dar para que la otra haga.  Hago para que hagas (facio ut facias). participar en las ganancias.  Hago para que des (facio ut des). Para proteger el contrato de sociedad tenemos la actio pro socio que permitía hacer efectivas las obligaciones recíprocas. Responder por la evicción y los vicios ocultos de las cosas aportadas.

b) Los Pactos Pretorios. d) Transacción. y la condicto causa data causa non secuta para exigir la restitución de la cosa cuando la prestación cumplida hubiere consistido en dare. LOS PACTOS. haciéndose concesiones recíprocas. terminaban una controversia presente y evitaban una futura. dotaba de protección procesal al pacto celebrado entre los sujetos. c) Precario. En aquellos casos en que el juez. Se distinguen en : a) Pactos Adyectos. B) Contrato estimatorio (Aestimatum). tomando en cuenta la intención de las partes. Es el hecho de que dos o más pesonas se pongan de acuedro respecto de un objeto determinado. aquellos que producían obligacones de carácter natural y no se encuentran protegidos por ninguna acción. Se dan en aquellos casos en que el pretor concedía protección procesal a través de acciones y excepciones a determinado pacto nudo.DERECHO ROMANO a) Permuta. para que este le transfiriera la propiedad de otra (trueque). El propietario de una cosa la entrega a otra persona con el fin de que la vendiera y le entregara un precio. en los contratos de buena fe. le concedía el uso de una cosa. La parte que cumpliera primero con la prestación convenida tenía a su favor la actio praescriptis verbis para reclamar la contraprestación debida.com cel: 331 345 84 25 150 . para modificar los efectos del contrato. Una persona (precario) a petición de otra (concedente). son aquellos que gozan de una acción para su protección jurídica. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. sin existir ninguna formalidad de por medio. El contratante transferia a otro la propiedad de una cosa. para que la devolviera en el momento en que se la reclamara. * Pactos vestidos. *Pactos nudos. Las partes.

debido a que en virtud de la donación se opere una disminución en su patrimonio. Su objeto era recompensar al Donación sub modo. Todo acto de libertad por el cual una persona (el donante) se empobrecía voluntariamente en favor de otra. * Consecuente enriquecimiento del donatario. DONACIÓN. cuando le nacía un hijo al patrono. Comprendía todos los bienes del Donación Remuneratoria. • carga (modus) que debía realizar. * Cuando el donatario no cumpliera con el modo señalado. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Había algunos casos de revocación: * Ingratitud del donatario. Los requisitos eran: * Empobrecimiento del donante. Protegidos procesalmente por disposición expresa de alguna constitución imperial. o sea que tuviera realmente la intención un acto de liberalidad. El donante imponía al donatario una donante. el donatario. * Consentimiento del donatario. • donatario por servicios que hubiese prestado al donante.DERECHO ROMANO c) Pactos Legítimos. * Que el donante obrara con animus donandi. * Tratándose de donaciones entre patronos y libertos. excepto en el caso del pago hecho por el donante a un acreedor del donatario. Las donaciones podían ser: • Donación Universal.com cel: 331 345 84 25 151 .

era necesario que el gestor obrara por propia iniciativa. cuando dicha ganancia provenía de una relación jurídica injustificada. Como figuras especiales de la donación estaban las donaciones entre cónyuges.ante y propter nuptiesque si fueron permitidas y llegaron a considerarse como contrapartida de la dote.DERECHO ROMANO • Donación mortis causa. La cual producía sus efectos después de la muerte del donante. Se daba cuando una persona tuviera una ganancia acosta de otra sin que mediara una causa jurídica. Las acciones eran las siguientes: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. que fueron prohíbidas por el derecho romano. y las donaciones matrimoniales hechas por el hombre a la mujer antes y durante de la iustae nuptiae . * ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO. que supiera que el negocio gestionado era ajeno y que realizará la gestión en interés del patrimonio del titular. ya fuera para beneficiarlo o para evitarle un pejuicio. Son aquellas obligaciones que no provenían propiamente de un contrato pero que tampoco derivaban de un delito.com cel: 331 345 84 25 152 . LOS CUASICONTRATOS. acto de administración de intereses ajenos. es decir. Podían provenir de una figura afin al contrato y decían que se originaba quasi ex contractu. algunos de los casos más conocidos son: * GESTIÓN DE NEGOCIOS. realizados sin encargo de su titular.

• Lex Rhodia de Iactu. Produce una obligación entre el autor del acto y el perjudicado. ejemplo.Condictio o turpem causam. Era para eigir devolución de algun valor entregado en vista de una causa deshonrosa para quien lo recibió. . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. como si se hubiera constituido dote y el matrimonio no se pudo realizar por existir impedimento. . considerándose que el origen de esta obligación era un cuasicontrato. .com cel: 331 345 84 25 153 .Condictio causa data causa non secuta.DERECHO ROMANO . ya que el cambio que resulta (el deber del autor del delito de sufrir un castigo) no es precisamente el efecto deseado por el delincuente. Para pedir restitución de una cosa entregada en virtud de un contrato inominado. 12. Esta relacionada con aquellas entregas que. Regulaba el comercio marítimo y disponía que la pérdida ocasionada por la echazón de mercancías fuera soportada proporcionalmente por los dos interesados. ya que produce un cambio en el mundo del derecho. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES DELITO Y CUASIDELITO.Condictio sine causa. EL CUASIDELITO es un acto ilícito pero que el derecho romano no lo clasificaba como delito. Es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley.Condictio indeviti soluti. Se concedía a la persona que había entregado algo a otra pensando que lo debía (pago de lo indebido). Es un hecho jurídico. posteriormente dieron lugar a un enriquecimiento ilegítimo. El armador y los dueños de las mercancías salvadas debían indemnizar a los propietarios de las mercaderías que el capitán había ordenado arrojar. justificadas en el momento en que se efectuaron. pero no es un acto jurídico.

En el delito de la Lex Aquilia. o su uso. sin embargo. Para que se configurará el delito de robo debían concurrir dos elementos. como veremos. daban lugar a una relación de tipo obligacional en los que la víctima figuraba como acreedor (de la multa privada) y el delincuente como deudor. robándose la cosa misma. o su posesión. y otra de reipersecutoria. con el fin de obtener una ventaja. y. en la existencia o ausencia de la intención de causar un daño. y otro de carácter subjetivo (la intención dolosa). mientras que los delitos privados delicta. Era todo acto que implicará un aprovechamiento doloso de una cosa. faltaba a menudo la intención. además eran castigados con penal públicas.DERECHO ROMANO La diferencia entre éstos no reside. perseguidos a iniciativa de la parte ofendida. castigados con una multa privada a favor de la víctima y que ésta podía reclamar a través de un juicio ordinario. Realizado por una persona con o sin intención y que ocasionará un perjuicio a otra. b) Daño en Propiedad Ajena (damnum iniuria datum).com cel: 331 345 84 25 154 . DELITOS PÚBLICOS Y DELITOS PRIVADOS. son los que afectaban el orden social y eran perseguidos de oficio. configuraba el delito de daño en propiedad ajena. por la cual la víctima lograba la multa privada. Los delitos públicos crimina. La Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. era “delito”. El robo daba lugar a dos acciones: Una penal (Actio furti). Los delitos privados Entre los delitos privados podemos encontrar: a) Robo (furtum). uno de carácter objetivo (el aprovechamiento ilegal). para recuperar al objeto robado. mientras que el juez que dictaba dolosamente una sentencia injusta en el derecho romano cometía sólo un cuasidelito. como la doctrina moderna.

DELITOS PRIVADOS DEL DERECHO HONORARIO. que traerán como consecuencia que la persona sobre la que se ejerce no exprese libremente su voluntad. * RAPIÑA. Las lesiones graves eran castigadas con la ley del talión. La actio Legis Aquliae. También el pretor podía dictar una exceptio Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. c) Lesiones (iniuria). Era un robo cometido con violencia. lo cual traís como consecuencia que el negocio subsistiese pero pagando cuatro veces el valor del daño sufrido el culpable al intimidado. Las lesiones leves eran castigas como penas pecuniarias que variaban según la importancia de aquéllas. y otro restringido. anulándose el negocio en siu totalidad. a cosas ajenas. Esta se manifiesta en actos de violencia. Si la amenaza iba dirigida contra un menor o mujer éstos podían alegar en su favor una in integrum restitutio. se creó una acción especial por el Pretor Lúcilo la actio vo bonorum raptorum. el pretor concedía la actio quod metus causa.com cel: 331 345 84 25 155 .DERECHO ROMANO reparación del daño injustamente causado. que aludía a todo acto que implicará una lesión física o moral a la persona humana. fue previstó por la Ley de las XII Tablas. ya sea física o moral. Producido el daño ete era exigido mediante una acción especial de carácter penal. * INTIMIDACIÓN. a menos que las partes acordaran una composición voluntaria. pero la Lex Aquilia fue la que sistematizó las normas aplicables a los diferentes casos de daño en propiedad ajena. Basado en ésto. por la cual la víctima podía reclamar una indemnización privada del cuádruplo del valor del objeto. Se empleó la palabra injuria en dos sentidos: uno amplio para designar todo acto contrario a derecho.

DERECHO ROMANO metus que paralizaba la acción mediante la cual el culpable le exigía a su vítima el cumplimiento de la promesa dada. Según Ulpiano “cierta maquinación para engañar a otro. podría causar daño a cualquier transeúnte. LOS CUASIDELITOS. Eran aquellos actos realizados intencionalmente por el deudor para caer en insolvencia. prescinde que medie o no culpa. la tenía la víctima del dolo que hubiera sido demandada del cumplimiento de los deberes CONTRAÍDOS. En la época Justineana la responsabilidad viene extendida a la negligencia y la pena puede reducirse a la vera aestimatio litis. * DOLO. la excepción. exceptio doli. Toda astucia o maquinación efectuada por una de las partes para que la otra incurra en error. * Postium et suspensum. Otros actos ilícitos generadores de obligaciones Es un hecho ílícito no clasificado entre los delitos. Por ello se creo la actio doli que sería para reclamar el valor del daño. La acción es popular. de simular una cosa y hacer otra”. Esta acción es concedida por el Pretor contra el habitator de una casa que coloca o suspende algún objeto de manera que con su caída. El pretor otorga una acción in bonum et aequum concepta contra el juez que obra dolosamente al pronunciar sentencia.com cel: 331 345 84 25 156 . Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Entre los cuasidelitos tenemos los siguientes: * Si iudex litem suam fecerit. *FRAUDE DE ACREEDORES. El acreedor perjudicado podía pedir la revocación de tales actos a través de interdictum fraudatorium o de una in integrum restitutio.

posaderos y dueños de establos. quasi ex delictio. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. pero si sus dependientes comtían robos o daños.com cel: 331 345 84 25 157 . también quedaban obligados. Si el daño afecta a una cosa se responde in duplum. la acción concibe in bonum et aequum. * Responsabilidad de navieros. si se trata de herida a un hombre libre.DERECHO ROMANO * Effusum et delectum. el cual arroja algo a un lugar de tránsito ocasionando un daño. Esta acción es concedida contra el habitator de un edificio. Las personas citadas se hacían responsables por los objetos dejados bajo su custodia. a pagar una indemnización.

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13. DERECHO SUCESORIO.
FUNDAMENTO Y CONCEPTO DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA.
En la histórica jurídica romana el Derecho privado giraba en torno al patrimonio. Este venía a ser el prototypon trascendental, bajo cuyos dictados moldeaban las más variadas instituciones. regula las consecuencias que se producen con la muerte, entre otras la designación de herederos, la transmisión del patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse, éste tiene un fundamento familiar, aunque el objeto de la herencia, en época histórica, no sea otro que el patrimonio. La
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EL DERECHO SUCESORIO

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fórmula hereditaria romana hace posible la marcha continua de la familia, así en su espíritu como en su patrimonio. La Herencia significa la continuidad de la unidad que es la familia, no sólo lo que dice a lo patrimonial. La muerte del jefe los filiifamilias tenían la facultades de mantener indiviso el patrimonio familiar.

ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA.
Era distinta, según la clase de herederos. Los herederos domésticos sui iuris y los esclavos propios manumitidos e instituidos en el testamento, adquirían la herencia de forma automática, sin necesidad de expresar su voluntad, y aún en contra de ella; no podían rechazarla o repudiarla, por ello se les llamaban herederos necesarios. Si la herencia contaba con deudas (hereditas damnosa) les hacían frente hasta con su patrimonio; pero tratándose de los sui, el pretor les concedía un beneficio (beneficium abstinendi) para abstenerse de la herencia y no responder de las deudas del causante. Al esclavo se le concedía el beneficio de beneficium separationis para protegerlo y lograr la separación de los bienes hereditarios de los que él mismo llegara a adquirir después de su manumisión, pero no podía abstenerse de la herencia. Todos los demás herederos, llamados herederos extraños, podían aceptar o rechazar la herencia libremente, por eso se les llamó también herederos voluntarios. Adquirían la herencia a través de un acto de aceptación llamado adición de la herencia. Esta se podía hacer: por medio de la pro herede gestio o por la cretio. La primera es una aceptación tácita que consistía en que el heredero actuara como tal usando, por ejemplo, los bienes de la herencia o bien pagando las deudas de la misma.
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La segunda apareció en la sucesión testamentaria, cuando el testador exigía una aceptación formal e incluso establecía el plazo para realizarla. Si no se hubiere fijado plazo o fuera una sucesión intestada, el heredero, podía realizar la adición en el momento que él lo quisiera, pero si tardaba mucho traería consecuencias legales. Este trámite se agilizó con la usucapio pro herede, por la cual cualquier tercero que tuviera la posesión de los bienes hereditarios y la conservará pacíficamente por un año, se convertía en el dueño de los mismos (esto desapareció en la época de Adriano). El pretor concedía a los acreedores interrogar in iure al heredero sobre su decisión, concediéndole un plazo para deliberar spatium deliberandi y si no contestaba se entendía que repudiaba la herencia (eb¿n el derecho justiniano era a la inversa).

SUCESIÓN UNIVERSAL MORTIS CAUSA.
Los herederos pasan a ocupar el lugar del autor de la sucesión, esto es, lo suceden en su situación jurídica. La palabra de la sucesión, proviene del latín succesio, y se usa precisamente para designar la transmición que tiene lugar a la muerte de una persona. Conforme al derecho hereditario romano, la sucesión universal mortis causa se puede definir como la transmición a uno o varios herederos, de un patrimonio pertenecientes a un difunto. Al difunto, autor o causante de la sucesión se le ha designado como el de cuius por abreviatura de la frase latina “de cuius hereditate agitur”, o sea, de cuya herencia se trata. La herencia es una transmición universal, porque el heredero no recibe cosas particulares sino la totalidad del patrimonio o una cuota de éste; por ello, debía responder de las deudas de la misma manera que respondía su antecesor. Gayo trata de la herencia al
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com cel: 331 345 84 25 161 . Si eran herederos del mismo grado la división se harcía por cabezas. o sea. En segundo lugar. se repartía primero por estirpes y dentro de cada estirpe por cabezas. la herencia se ofrecia a los próximos agnados. La Ley de las XII Tablas disponía que si el causante moría intestado se llamarían a los siguientes herederos: 1. al clasificarla como una cosa incorpórea. o sea. cuando habiéndolo no fuera válido. a los descendientes del de cuius. y a los de grado distinto. sino que en tercer lugar se llamaba a la gens. cuando no había “herederos suyos”. Esta Sucesión es también conocida como Sucesión Legítima. la nuera (in manu).DERECHO ROMANO hablar de las transmiciones a título univesal y la concibe como una unidad. incluyendo a los póstumos. la mujer del difuto que hubiere entrado a su familia por conventio in manum. que quedó consagrrada en la legislación de las XII Tablas. no se ofrecerá sucesivamente. a los nacidos después de su muerte. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. el de nieta (loco neptis). SUCESIÓN INTESTADA. por lo que a la herencia se refiere. 2. ocupaba el lugar de una hija( loco filiae). o el heredero testamentario no quisiera o no puedierá aceptar la herencia. Esta tenía lugar cuando no había testamento. que estuviesen bajo su potestad al momento de su muerte. como en el caso de que hubiera muerto antes que el testador. A los heredes sui. excluyendo el más cercano al más remoto. Si el agnado más próximo no la acepta. SUCESIÓN INTESTADA EN EL DERECHO ANTIGUO.

1. que llamaba a los hermanos y hermanas emancipados a la sucesión de un hermano fallecido. que admitió la concurrencia de los nietos nacidos de una hija premuerta. Los sendoconsultos Tertuliano. ésta era la collatio bonorum o colación de bienes. una Valentiniana. salvo que sustituyó de forma definitiva la Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. El derecho honorario creó una institución especial para que el emancipado pudiera adquirir los bienes. 2. A los liberi. Esta sucesión ordenada por el pretor llamaba a los siguientes herederos: o sea. y Anastasiana. que le dió derechos a la madre en la sucesión de los hijos. 4. junto con dos constituciones posteriores.que eran los agnados del segundo orden. ya que no podían tener un patrimonio propio. y Orficiano. A los cognados. 3. donde debían aportar a la sucesión una parte de su propio matrimonio para compensar al suus.DERECHO ROMANO Sucesión legítima en el derecho honorario (bonorum possessio sine tabulis o ab intestato). que otorgó esta misma facultad a los hijos en relación a la sucesión de la madre. SUCESIÓN LEGÍTIMA EN EL DERECHO IMPERIAL. los descendientes del difunto. SUCESIÓN LEGÍTIMA EN EL DERECHO JUSTINIANEO. En segundo lugar el Pretor llamaba a los legitimi. Justiniano reglamentó en sus Novelas 118 y 127 casi todo lo relativo a esta materia. continuaron incluyendo a los cognados tomando en cuenta el parentesco de sangre. Al cónyuge superviviente.com cel: 331 345 84 25 162 .

Estableció cuatro órdenes de herederos: 1. equiparando en este aspecto a hombres y mujeres. a los demás ascendientes o a los hermanos carnales. concediéndoles la sexta parte de la herencia. a los colaterales.DERECHO ROMANO agnación por la cognación. SUCESIÓN LEGÍTIMA DEL LIBERTO. En la Novela 87 incluyó a los hijos naturales y a la concubina. y en séptimo a los conados del patrono. el cónyuge superviviente. patrono y parientes. Esta sucesión sigue la voluntad del causante. a sus agnados más próximos o a los gentiles del patrono. segundo. El Pretor dispuso que la herencia del liberto se ofreciera primero a sus descendientes. en cuyo caso sóo recibirían una pensión alimenticia. en caso de no existir viuda ni descendientes legítimos. en tercer lugar a los cognados del liberto.com cel: 331 345 84 25 163 . Las XII Tablas disponían que si el liberto moría intestado. la herencia pasará a los heredes sui. que se puede definir Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. a sus agnados. Justinianeo dispusó. 3. SUCESIÓN TESTAMENTARIA. 4. en quinto al patrono del patrono. en su defecto. Siempre que el objeto de una reglamentación especial. primero. y cuarto. en cuarto lugar a los demás familiares del patrono no incluidos en el segundo orden. a la madre. En la Novela 53 incluyó al cónyuge superviviente. a sus descendientes. Al padre. en sexto a la viuda (o). y a sus gentiles. Medios hermanos. descendientes del liberto. de acuerdo con lo que hubiera dispuesto en su testamento. siempre que no se hubieran divorciado y a falta de los demás familiares. después en segundo lugar al patrono. 2. cognados del liberto. tercero. Los descendientes. de no tenerlos pasaría al patrono.

cuando la asamblea se reunía para ese fin. y la doctrina siempre aconsejó la interpretación favorable favor testamenti de la voluntad del testador en caso de duda de las disposiciones testamentarias.com cel: 331 345 84 25 164 . disponía de sus bienes para después de su muerte. Es el tetamento que el paterfamilias hacía en tiempo de paz. Se realizaba en tiempo de guerra frente al ejército. fideicomisos. siempre presidida por el pontífice máximo. y daba instrucciones al familiae emptor (albacea) sobre la forma que debía repartir su herencia. al tiempo que designaba a sus herederos. que consistía en una venta ficticia. tales como legados. efectuada por medio de la mancipatio. dos veces al año. llamado familiae emptor. Como ninguno de los testamentos antriores podía otorgarse en cualquier momento apareció este testamento.DERECHO ROMANO como el acto jurídico por el cual una persona instituía heredero o herederos. sino que de algún modo lo sucedía también en sus relaciones social y religiosas. frente al libripens y los cinco testigos. El testador mancipaba sus bienes a un tercero. * Testamento in procinctu. o sea comprador del patrimonio. y también podía incluir otras disposiciones. frente al comicio curiado. Por ello la sucesión testamentaria prevaleció sobre la legítima. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. * Testamento calatis comitiis. manumisiones y nombramientos de tutores y de curadores. * Testamento per aes et libram. SUCESIÓN TESTAMENTARIA EN EL DERECHO ANTIGUO. también llamado testamento mancipatorio. El heredero testamentario no sólo sucedía al de cuius en sus derechos.

165 . que además debía realizarse el mismo día y en un solo acto. junto con sus sellos. que luego levantaba el acta correspondiente. Los testamentos para analfabetos o ciegos aumentaron sus formalidades.Justineano reconoció esta forma testamentaria y la llamó así por su triple origen. Sucesión Testamentaria en el derecho imperial y en el justineano. Apareció el testamento pretorio. las firmas del testador y de los testigos. además de los siete testigos debía dictar su testamento a un oficial público llamado tabularius. En el derecho imperial apareció un testamento redactado por escrito.DERECHO ROMANO SUCESIÓN TESTAMENTARIA EN EL DERECHO HONORARIO BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS. Este testamento tenía una excepción exceptio doli frente al heredero civil intestado que reclamara la herencia. En el segundo caso. Entre los testamentos que disminuyeron sus requisitos esta el realizado en tiempos de peste. En el primer caso. que debían oir la voluntad del testador. * Testamentos Públicos. que debería llevar la firma drl testador y la de siete testigos. realizado de forma oral frente a la autoridad. los sellos y el número de testigos. sin exigirse el rito de la emancipatio. * Testamento nuncupativo.com cel: 331 345 84 25 * Testamentos especiales. además de los siete testigos debía firmar una octava persona. * Testamento tripertitum. del derecho honorario. y de las constituciones imperiales. no se exigía la presencia Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. cuya firma suplía la del testador. El testamento apud acta conditium. que debía constar en un documento que contuviera la designación del heredero y los sellos de siete testigos. que se hacía por escrito y era depositado en los archivos imperiales. Era un testamento oral que se otorgaba frente a siete testigos. y el testamento principi oblatum. ya que tomó del derecho antiguo la necesidad de los testigos y su presencia en un solo acto.

com cel: 331 345 84 25 166 . que era quien adquiría la herencia. Se podía instituir como herederos a los esclavos. También podía incluir disposiciones como manumisiones y nombramientos de curadores y tutores. tuviera la testamenti factio pasiva. sólo la tenían los ciudadanos romanos. ya que no podían ser herederas de los ciudadanos de primera clase del censo. El heredero era el elemento esencial del testamento. o sea el segundo. CONTENIDO DEL TESTAMENTO. a los propios (si al mismo tiempo se les manumitía) y a los ajenos. o sea el primer caso. El heredero debía ser instituido por la totalidad de la herencia o por una cuota de ella. A esta se le llama testamenti factio. es que sólo la poseían los ciudadanos romanos sui iuris que gozaran de plena capacidad jurídica. a) Institución de heredero. y no en relación con cosas determinadas. además podía incluir legados y fideicomisos. CAPACIDAD PARA TESTAR O SER INSTITUIDO HEREDERO. Los alieni iuris solo se les permitía hacer testamento sobre sus peculios castrense o cuasicastrense. sin embargo la Lex Voconia de 169 a. y el confeccionado en el campo sólo requería de cinco. y sólo la tenían los ciudadanos romanos. Esta testamenti factio pasiva debería existir en tres momentos distintos: al otorgarse el testamento. siempre que su dominus.DERECHO ROMANO simultánea de los testigos. La diferencia con el testamenti factio passiva. Sin embargo. La diferencia entre testamenti factio activa. cuando ocurría la muerte y al aceptarse la herencia. la mujer sui iuris necesitaba autorización de su tutor para hacer testamento.C. El testamento del padre a sus hijos podía ser oral ante dos testigos o constar en un documento ológrafo del testador. Esta capacidad para testar existía desde el momento de la otorgación del testamento hasta la muerte. limitó la capacidad de las mujeres. si se instituía alguién en relación con un objeto determinado (heres ex re certa) la Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.

aunque púber.com cel: 331 345 84 25 167 . pero si se trataba de un solo heredero. Había tres clases: * Sustitución vulgar. ejemplo: Tito será mi heredero si no hay guerra con Tracia. muriera sin otorgar testamento por no haber recobrado la razón. sin poder hacer testamento. por ello se crearon ciertas limitaciones y posteriormente exigieron que el testador reservará una porción de sus bienes a sus parientes más cercanos. cuando no se tuviera la testamenti factio. el padre también designaba al heredero de éste. para el caso de que el hijo muriera antes de llegar a la pubertad y por tanto. cuando no se hubiera observado la forma exigida o cuando adoleciera de algún defecto en su contenido: si faltaba la institución de heredero o si al hacerla se hubiera pasado por alto a un hijo. Se nombraba sustituto para el hijo loco que. La institución de heredero no podía sujetarse a condición o a términos suspensivos. sin instituirlo o desheredarlo en forma expresa. Era aquella en la que se nombraba un sustituto previendo que el primeramente instituido por alguna circunstancia no llegara a heredar. Es una institución de heredero sujeta a condición suspensiva en la que se nombraba a un heredero sustituto para el caso de que el primeramente instituido no llegara a heredar. * Sustitución cuasipupilar. b) Sustituciones.DERECHO ROMANO institución era válida. * Sustitución pupilar. Un testamento válido en su origen podía ser invalidado por: Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. Con la libertad testamentaria se podía instituir heredero a cualquier extraño. NULIDAD DEL TESTAMENTO. Al instituir como heredero a su hijo impúber. Podía ser nulo desde un principio testamentum nullum. se le consideraba como heredero universal y si concurría con otros coherederos se consideraba que adquiría una cuota de la herencia.

Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. * Porque ninguno de los herederos instituidos llegara a adquirir la herencia (testamentum destitutum). El derecho civil consideró que el otorgamiento de uno nuevo revocaba el anterior.DERECHO ROMANO * Por la capitis deminutio del testador (testamentum irritum). Sucesión singular Mortis Causa O Donación Mortis Causa: Al hablar de la donación comente que seria estudiada en esta parte. 6. 2) La donación mortis causa se distinguía de la donación entre vivos porque dependía de ña condición de que el donatario sobrevivia al donante. El autor de un testamento podía revocarlo en cualquier momento antes de su muerte. D. y se establecieron varias formas para hacerlo. La destrucción intencional del testamento hecha por su autor fue considerada como revocación por el derecho honorario. Justineano aceptó que el testador lo revocara expresamente frente a tres testigos. 39. cobraba efecto si este moría. • Por nacimiento de un postumus suus que no hubiera sido tomado en cuenta. REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO. ya fuera para instituirlo o para desheredarlo. ya que constituyó una de las formas de transmisión por acto de última voluntadEsta clase de donación se hacia ante el temor de un peligro para el donante.com cel: 331 345 84 25 168 . Para efectuarla no era necesario recurrir a ninguna formalidad y no hacia falta dejarla consignada en el testamento. la donación quedaba anulada ( Ulpiana. pero si eludía el peligro o fallecía el donatario antes que el donante.

EL LEGADO: Se puede definir como una libertad a cargo de la herencia dispuesta en el testamento a favor de una persona determinada.DERECHO ROMANO La Donación Mortis causa se asemeja al legado. además como ya sabemos. toda la herencia o una cuota de la misma y pro ello se hacia responsable de las deudas. término o modo Mientras que al heredero se le designa por vía testamentaria y por la vía legitima. el heredero recibía a titulo universal. HERENCIA VACANTE: (bonna Vacantia) es aquella que quedaba definitivamente sin titular. HERENCIA YACENTE Es el intervalo entre la muerte del causante y la adquisición del a herencia por el heredero. al legatario sólo se le podía designar por testamento o codicilo confirmado. ya que cumple La misma finalidad: otorgar un beneficio particular a una persona determinada.com cel: 331 345 84 25 169 . el legatario recibía a titulo particular y no respondía de los gravámenes. porque no había herederos y los bienes vacantes pasaban al Erario público. Se diferencia del legado por ser un acto informal que además podía consignarse o no en un testamento. Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail. En cambio. concediéndole ciertas cosas o derechos. es decir. el legatario. EL LEGADO podía estar sujeto a condición. la herencia quedaba temporalmente sin titular y se decía que dormía o yacía.

DERECHO ROMANO Jorge Luis Escamilla Dimas e-Mail: jorgeluisescamilla@gmail.com cel: 331 345 84 25 170 .

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