CAPITULO I. EL LIBRO I DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

“DISPOSICIONES COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO”
I.- CONTENIDO.
En el libro I del Código de Procedimiento Civil, que comprende XX Títulos y abarca los artículos 1º a 252, se contienen las "Disposiciones Comunes a todo Procedimiento". En ese Libro I, denominado “Disposiciones Comunes a todo procedimiento”, el legislador se encarga de regular las siguientes materias: En su Título I, denominado “Reglas Generales”, el legislador nos señala la aplicación del Código de Procedimiento Civil, la clasificación de los procedimientos en ordinario o extraordinario y establece el carácter general y la aplicación supletoria del procedimiento ordinario. En su Título II, denominado “De la comparecencia en juicio”, se regula la Comparecencia en juicio, que debemos entender complementada por la normas contenidas en la Ley 18.120, que se incluye en el Apéndice del Código de Procedimiento Civil, que establece las normas sobre comparecencia en juicio. En su Título III, denominado “De la Pluralidad de Acciones y de Partes”, se regula la pluralidad de acciones, la pluralidad de partes ; y los terceros. En el Título IV, denominado “De las cargas pecuniarias a que están sujetos los litigantes”, se regula las cargas pecuniarias y se establecen las personas responsables de ellas. En el Título V, denominado “De la formación del proceso, de su custodia y de su comunicación a las partes.”, se regula la forma en la cual se forma materialmente el proceso, los escritos y su presentación, la custodia del proceso y la forma en que puede ser consultado. En el Título VI, denominado “De las Notificaciones”, se contemplan los requisitos específicos de esta actuación judicial y se regulan las diversas clases de éstas. En el Título VII, denominado “De las Actuaciones Judiciales”, se contemplan los requisitos generales que deben cumplir las actuaciones judiciales, los plazos y los exhortos. En el Título VIII, denominado “De las Rebeldías”, se regula la rebeldía y los incidentes especiales de nulidad procesal de falta de comparecencia por fuerza mayor y falta u errónea de notificación personal del demandado. En los Títulos IX a XVI, se regulan los incidentes ordinarios y los incidentes especiales de acumulación de autos, las cuestiones de competencia, las implicancias y recusaciones, el privilegio de pobreza, las costas, el desistimiento de la demanda y el abandono del procedimiento.
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En el Título XVII, denominado “De las Resoluciones Judiciales”, se contempla no sólo la clasificación de las resoluciones judiciales en atención a su naturaleza jurídica y los requisitos formales que deben cumplirse en su dictación, sino que también se contienen normas destinadas a regular la vista de la causa en los tribunales colegiados, la Cosa Juzgada (Arts 175 a 180), el Recurso de Reposición (Art.181), el Desasimiento del Tribunal, y la Aclaración, rectificación y enmienda de las sentencias, En el Título XVIII, denominado “De la Apelación”, se regula este recurso. En el Título XIX, denominado “De la ejecución de las resoluciones judiciales”, se regula el procedimiento de ejecución de las resoluciones pronunciadas por tribunales chilenos y de las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros. Finalmente, en el Título XX, denominado procedimiento de pago de las multas. “De las Multas”, se regula el

II.- IMPORTANCIA.
Las disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil revisten gran importancia práctica por cuanto: a) Tienen una aplicación general dentro de los diversos procedimientos y asuntos que reglamenta el Código de Procedimiento Civil en sus Libros II, III y IV, salvo norma expresa en contrario. Es así por ejemplo, que cada vez que nosotros debemos determinar que norma rige una notificación que deba efectuarse dentro de cualquiera de esos procedimiento o la forma que debe tener una sentencia definitiva que ha de pronunciarse dentro de alguno de esos procedimientos, a falta de una norma especial establecida en ellos, deberemos aplicar las disposiciones contenidas en el Libro I. Excepcionalmente, no recibirán aplicación las disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el Libro I en aquellos casos en que el legislador dentro de los procedimientos contenidos en los Libros II, III y IV haya contemplado alguna norma especial diversa a aquellas contenidas en este Libro I. Ello ocurre, por ejemplo, con la notificación del artículo 44 en las querellas posesorias, en que dicha notificación puede practicarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 553 del C.P.C., aún cuando el querellado no se encuentre en el lugar del juicio, o con la forma de las sentencias definitivas que debe dictar el árbitro arbitrador, la que no se rige por el artículo 170 del C.P.C., sino que por la norma especial del artículo 640 de ese Código. b) Tienen aplicación en los procedimientos civiles especiales reglamentados en leyes especiales fuera del Código de Procedimiento Civil. Es así como esas normas reciben aplicación por ejemplo en el procedimiento sobre juicio de arrendamiento de predios urbanos regulado en la Ley 18.101, en el nuevo procedimiento del trabajo regulado en el Libro IV del Código del Trabajo, en los Procedimiento ante los Tribunales de Familia , en los Procedimientos antes los Jueces de Policía Local, salvo que en ellos se contemple una norma especial diversa. Sin embargo, debemos advertir que dado que el Código de Procedimiento Civil regula procedimientos escritos a diferencia de los nuevos procedimientos orales que se contemplan respecto de los Tribunales de Familia y Laborales en las Leyes 19.968 y 20.087, se contemplan en los artículos 27 de la Ley que Crea los Tribunales de Familia y
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432 del Código del Trabajo, que las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil sean aplicables en lo no regulado en esos cuerpos legales, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos o con los principios que informan los procedimientos. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la prueba.( arts 27 Ley 19.968 y 432 Código del Trabajo, sustituido por la Ley 20.087, la que debe entrar a regir el 1 de marzo de 2007) c) Tienen aplicación por remisión en los procedimientos penales.Las normas del Libro I del C.P.C. tienen aplicación por remisión en los procedimientos penales que reglamenta el Código de Procedimiento Penal, salvo que no se opongan a las normas que éste establezca (Art. 43 del C.P.P.); y en todos los procedimientos penales contemplados en leyes especiales que se remiten al procedimiento por crimen o simple delito de acción penal pública y que no tengan establecida una norma especial en contrario. (Por ejemplo. Procedimiento Penal Militar en tiempo de paz. Art. 122 del Código de Justicia Militar y 15 de la Ley Seguridad del Estado). En el nuevo sistema procesal penal, dispone el artículo 52 del Código Procesal Penal, titulado Aplicación de normas comunes a todo procedimiento, que serán aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opusieren a lo estatuido en este Código o en leyes especiales, las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil.

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Wach. Significa avanzar. El proceso es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente.. mediante un juicio de la autoridad. C) CONCEPTO PROCESAL. Situación Jurídica: Goldschmidt. B) CONCEPTO ETIMOLÓGICO. 3. el proceso es el estado dinámico de cualquier fenómeno (químico. Páginas 122. De la definición dada respecto del proceso se desprende: a)Que él se vincula con el ejercicio de la función jurisdiccional. 5. 1 El proceso es de acuerdo con esa definición. una institución de carácter teleológico.NOCIONES GENERALES. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. el conflicto sometido a su decisión. Relación jurídica: Relación jurídica procesal (Von Hellwig. Proceso Institución: Jaime Guasp. A)CONCEPTO GENÉRICO DE PROCESO. Relación Jurídica compleja: Carnelutti. Chiovenda. que consiste en obtener la dictación de una sentencia por parte del tribunal que resuelva el asunto sometido a su decisión. Ediciones Depalma. histórico. 1985. 4 .Contrato: Contratactualista. I. pero trasladadas al penal con algunas características diferenciadoras.etc) 4. De acuerdo con la evolución histórica acerca de la naturaleza jurídica del proceso.CAPITULO II: EL PROCESO. es decir. con el objeto de resolver. Toda actitud para llegar a un fin sigue un proceso. Kohler. Buenos Aires. Cuasicontrato: Cuasicontractualista (cuasicontrato de "litis contestatio"). Eduardo Couture. biológico. b)Constituido el proceso se produce una circunstancia jurídica diferenciada. c)Su finalidad normal es la solución del litigio. Desde este punto de vista genérico. Una secuencia. 6. Aplicable casi enteramente al proceso civil. sobre todo en los procesos penales de acción pública. se han sostenido las siguientes teorías: 1. d)La decisión constituye un acto jurisdiccional que debe emanar del órgano 1 Bulow. acción de ir hacia adelante. desenvolvimiento. persigue a través de su secuencia un fin. cuya naturaleza depende de la doctrina que respecto de él se acepte. 2. social).

los cuales es necesario precisar para determinar y aclarar el exacto alcance de éste. hacer y no hacer en los Título I y II del Libro III del C.PROCESO Y PROCEDIMIENTO: El procedimiento es el sistema racional y lógico que determina la secuencia de actos que deben realizar las partes y el tribunal para obtener los fines del proceso (Al efecto cabe recordar lo establecido en el art.P.C. de elementos formales. jurídicamente trascendente. Procedimiento: Es el conjunto de formalidades externas que organiza el desarrollo del proceso hasta el cumplimiento de su fin.adecuado y establecido por la Constitución y la ley. técnicas o de experiencia). La expresión Juicio se acerca mas a "procedimiento”que a proceso. es posible un proceso sin litigio (jurisdicción voluntaria). D)TERMINOLOGÍA.). La voz proceso desgraciadamente se utiliza por la legislación. b) Proceso: Denota la idea de unidad: Uno.. reglado o reglable por el derecho objetivo. e incluso un proceso puede terminar sin "acto de juicio”como ocurre en el desistimiento de demanda y abandono del procedimiento. “La distinción entre proceso y procedimiento radica en constatar dos ideas: la de los 5 . que el procedimiento organiza para el mejor cumplimiento de su fin. del Juicio Ejecutivo en las obligaciones de dar. sino que también actos de parte y de terceros. para identificarlo con una etapa del Procedimiento Ordinario.. Procedimiento: Conjunto de ritualidades.P. 2.un procedimiento sin proceso (normas científicas.C. a) Proceso: Conjunto de actos unidos hacia un fin común.. Procedimiento: diversidad: varios.especialmente en otras ramas . del Juicio Oral en el Titulo III del Libro II del Código Procesal Penal.19 Nº 3º inc. un sistema para el debate dialéctico en que aquel se devuelve. 5º C. Paralelo entre el proceso y el procedimiento. doctrina y jurisprudencia con diversos alcances. Pero puede existir .etc. c) Todo proceso supone un procedimiento. 3. Es así como se nos habla del Juicio Ordinario en el Libro II del C.PROCESO Y JUICIO: Juicio se refiere fundamentalmente al "Acto de Juicio”.Pol. caracterizado por la existencia de una pretensión resistida.P.C.PROCESO Y LITIS O LITIGIO: La litis o el litigio es el conflicto intersubjetivo de intereses. Por influencia española en Códigos Chilenos la expresión juicio es igual a procedimiento. Pero en el proceso no sólo hay actos de juicio. Si bien un proceso supone un litigio o litis que se pretende solucionar. del Juicio arbitral en el Titulo VIII del Libro III del C. a la sentencia. 1.

.P. “A modo figurado el procedimiento representa los cauces naturales de un río cuya forma existe independientemente de su contenido.PROCESO Y AUTOS: La expresión "Autos”es usada en múltiples sentidos por la ley: Como sinónimo de proceso en la acumulación de autos (art. Legajo de papeles en que se registran los actos de un juicio. El agua que escurre según su caudal irá cubriendo cauces menores o mayores.P. 29 Título V. es decir. Desarrollo. un concepto. vinculaciones o situaciones jurídicas. 7. en una suerte de encarnación positiva. como sinónimo expediente (art. Cátedra Mario Mosquera. Sinónimos. “El proceso como entidad abstracta también es representado como una sucesión temporal de actos. pero actos que son iniciados.Naturaleza Jurídica y Fines. Sin procedimiento el proceso sería sólo una idea. (art.actos y la de los sujetos en relación.P. 5. ya que aquél puede ser de orden administrativo o legislativo. 6 . una cosa. N° 6 C. El agua constituye la actividad de los sujetos del proceso que conducen su conflicto o litigio a través de un cauce formal en función de un resultado final.PROCESO Y EXPEDIENTE: Proceso: Una abstracción.). Ambos elementos componen el río. “Si bien el procedimiento aparece desde el punto de vista formal como un conjunto o serie de actos sucesivos que se desarrolla en el tiempo hasta devenir en un acto final. 2 4. “Lo esencial en él es la forma: mayores o menores plazos a tales o cuales requisitos o condiciones. 161 C. “Desde otro punto de vista todo proceso se exterioriza en un procedimiento dado. un objeto jurídico ideal Expediente: Expresión material del proceso. el procedimiento está al servicio del proceso. Sin cauce éste no podría escurrir. controversia. 158 C. el mismo no es sino una exteriorización de derecho positivo contingente y variable según las finalidades que se pretendan.CAUSA Y PROCESO Artículo 73 del Código Penal y 1° del Código Orgánico de Tribunales. 2 Separata El Proceso.C. impulsados y ejecutados por sujetos relacionados entre sí por relaciones. incidentales o impugnativos. con el procedimiento el proceso es una realidad. e incluso comprender etapas o pre-etapas de un proceso. un objeto físico.) y como una especie de resolución Judicial (art.C.). y nos da la idea de discusión.C. como los procedimientos cautelares.PROCESO Y PLEITO: Es empleada la expresión pleito en el Artículo 159. una idea. 92 C. Autor Nelson Rojas. Así el proceso necesita el procedimiento para que los sujetos obtengan un pronunciamiento jurisdiccional. cauces centrales o alternativos para desembocar normalmente en el mar. Libro I).C. pero naturalmente no todo procedimiento realiza un proceso jurisdiccional. CERCANA a LITIGIO.P. 6.

7 . La legislación. aún. La Constitución y el Proceso Civil. del contradictorio (“auditur et altera pars”). 4 Mauro Capeletti. exacta a nuestro modo de ver. 1989. como por ejemplo la garantía de motivación de las sentencias. II.Orígenes históricos.. por su remoto sentido. Bastará recordar los principios milenarios de la acción de parte (“nemo judex sine actore”). Es cierto que los vocablos se prestan. Proceso Ideología y Sociedad. Estudios de Derecho Procesal Civil. Couture. Es comúnmente aceptado y así ha sido demostrado que la frase “due process of law”es una variación de la contenida en la Carta Magna de 1215 “per legem terrae”. Pág. Finalmente otros tienen naturaleza menos general y aparecen como típicos solamente de algunos ordenamientos. pues. 4 El “due process of law “se trata de una institución de origen y desarrollo anglosajón. En el capítulo 39 de la Carta Magna el rey promete “No free man shall be taken or imprisioned or disseided or outlawed or exiled or in any way ruined. no constituye una garantía para nadie.1974. propiamente un procedimiento. Tomo I. la palabra proceso en el sentido que históricamente tiene la palabra. nuestro continente prefirió la expresión “forma de proceso”. o . Buenos Aires.. A. pues lo que constituye una garantía constitucional no es .EL DEBIDO PROCESO LEGAL. el derecho de impugnar una sentencia desfavorable ante una corte (tribunal) superior o ante la Corte Suprema. Buenos Aires. Pero la verdad es que “procedimiento debido”sería “due procedure”y no “due process”. al adversario y a los terceros. de la imparcialidad del juez (“nemo judex in re sua”). Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. Ediciones Jurídicas Europa America. Frecuentemente se ha traducido “due process of law”como “procedimiento debido”. los tribunales y la doctrina procesalística de todos los países han ido elaborando durante el curso de muchos siglos una serie de reglas o principios fundamentales del proceso civil..8. El fin del proceso es componer la litis. como el de la independencia de los jueces frente al ejecutivo y la garantía del juez natural preconstituido por ley. en ciertas ramas del derecho administrativo. Desde 1839. variable a lo largo del tiempo.Alcance procesal del “due process”. La garantía de la defensa se desenvuelve sólo en el proceso y no fuera de él. en el derecho judicial propiamente dicho al referirse a la jurisdicción voluntaria. o el principio de carácter abierto y público del procedimiento. “by de law of tha land”. que representan al mismo tiempo las garantías fundamentales de la parte frente al juez.Ediciones Depalma. Otros principios constituyen conquista menos antigua . 526. mediante la decisión del órgano jurisdiccional. Un procedimiento en el estilo que se da a esta palabra en el derecho policial. “Pero no todos los actos del proceso son indispensables para la defensa. a diversas traducciones. nor wil we go or send 3 Eduardo J. PROCESO Y LITIS: Carnelutti: La Litis es el conflicto de intereses regulado por el derecho. Páginas 58 y 59. la participación de los jueces populares y la administración de la justicia. La garantía la constituye un proceso. Algunos de ellos pueden suprimirse sin desmedro de la garantía constitucional” 3 B. Nuestro texto constitucional utilizó.

againt him. dijo: “Determinando lo 5 6 Iñaki Esparza Leibar. la garantía de la ley preexistente. Buenos Aires. lo único que hacen es reglamentar la garantía política de ser juzgado tan sólo a la luz de ese derecho. a persona alguna. el apotegma de la libertad civil. tienen que inclinarse. en las acciones personales. Barcelona 1995.A. nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terre.” “Este texto constituyó en su momento.” “El “iudicium per legem terre”constituye en el derecho moderno. Tomo I. el de la misma condición.Bosch Editor S. la igual protección de las leyes. “Ya no se habla del juicio de los pares y de la ley de la tierra: se habla de un “debido proceso legal”como de una garantía que involucra el derecho material de la ley preestablecida y el derecho procesal del juez competente. El concepto específicamente procesal de la Carta Magna . aut utlagetur. de Pensylvania y Massachusetts recogieron en una disposición expresa el concepto de que nadie puede ser privado de su vida. “Enmienda V : “. como un remoto predecesor histórico. aut exuleter. a la Constitución de Filadelfia habrían de recoger ese texto expreso. 1989 8 . Pero es en la Carta Magna que adquiere su verdadera significación de orden político. Estudios de Derecho Procesal Civil. Nuestros textos actuales que obligan al actor a acudir. Cuando nuestros textos procesales dicen hoy que el juez en su sentencia aplicará las disposiciones legales vigentes.” 6 “La garantía procesal constituida por la necesidad de aplicar la ley de la tierra. El principio del proceso debido. se advierte el carácter procesal de sus dos garantías principales. ni denegará dentro de su jurisdicción. se hace genérico en la Constitución. nec super eum ibimus. vel imprisonetur aut disseisiatur. “El “legale iudicium suorum”configura la garantía procesal del juez competente. libertad o propiedad. La ley de la tierra es la ley preestablecida. nadie será privado de su vida. Las constituciones de Maryland.” “Entre “law of the land”y “due process of law”no media sino una instancia de desenvolvimiento. “Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que establecer en que consistían estas garantías del proceso debido y de la ley de la tierra.. libertad o propiedad sin el debido proceso legal. nec super eum mittemus. fue recogida en las primeras constituciones anteriores a la Constitución federal de los Estados Unidos. “Su formulación es. aquella a la cual el individuo ajusta su conducta en la vida. Pero juzgado con el espíritu de nuestro tiempo y tratando de medir su justo significado técnico. Pág 71. libertad o propiedad sin el debido proceso legal (“due process of law”) “Más tarde las enmiendas V y XIV. Solo por infringir esa ley se puede sufrir castigo. except by tha lawful judmendt of his peers or by the law of the land”. ante ese derecho configurado políticamente . de ser juzgado solamente por el juez natural. entonces. al juez del fuero del demandado.. la siguiente: “Nullus liber homo capiatur. Eduardo J.Ediciones Depalma. 5 De acuerdo con Cappelletti se nos ha señalado por Couture que “el precepto de auditur et altera pars existió siempre en el derecho clásico. Couture. Páginas 47 y 48. sin el debido proceso legal” “Enmienda XIV: “Ningún Estado privará a persona alguna de su vida. La Constitución y el Proceso Civil. aut aliquo modo destruatur.

libertad o propiedad”.que es el “due process of law”en las Enmiendas V y XIV la Corte debe referirse a los usos establecidos. no siendo inadaptables a su condición civil y política. alrededor de una idea central percibida como una amplia e indefinida protección. y en la práctica. e incluso y posiblemente a una definitiva comprensión. y pese a ser constante objeto de estudio y aplicación tanto de la doctrina como por la jurisprudencia .. que no es característica definitoria del Due Process of Law. sociológicos.Ediciones Depalma. Así una primera acepción del DPL que. 1989 9 . deben concurrir para que efectivamente se dé. Couture. de forma consciente y sutil. a los modos de procedimiento consagrados antes de la inmigración de nuestros antepasados que. y es que pese a tratarse de una institución cuya vigencia se extiende a lo largo de varios siglo es. su simplicidad conceptual o su no beligerancia a causa de la común aceptación del contenido y alcance de su significado. la aspiración de una vida más justa con la relación entre la satisfacción individual y el bienestar social” “Tanto la doctrina como la jurisprudencia principalmente norteamericana. se resisten a una definición final. “Si existe sin embargo entre los autores un sustrato básico de común aceptación que atribuye al DPL unos determinados contenidos. se ha resistido a una definición en el sentido al que estamos acostumbrados en los ordenamientos continentales. La Constitución y el Proceso Civil. asumiendo la existencia de conflictos entre los ciudadanos y aquella y encauzando la resolución de los mismos por medio de procedimientos legales.(en adelante DPL). injusto o desleal. el derecho a la tutela 7 Eduardo J. Es el concreto alcance de esa legalidad el que. no por obvia. éticos. que. En este sentido se concibe el DPL como una válvula reguladora entre la libertad individual y las previsibles imposiciones de la autoridad. debemos dejar de tratar es la que considera el mismo como “aquél proceso que es debido – entendido como derecho subjetivo. Tomo I. aunque siempre subyace la idea de una “constante voluntad de armonizar. El mismo lo constituyen las salvaguardas para la protección de los derechos individuales que han sido establecidos por la Constitución de los EEUU e interpretadas por la jurisprudencia norteamericana para la aplicación y protección de los derechos privados. Buenos Aires. Ello puede deberse a que las ideas políticas y jurídicas fundamentales. Páginas 50 y 51. DPL implica el derecho fundamental de una persona a ser libremente escuchada. “Es evidente en este punto el indudable componente sociológico del concepto. “Y en otro caso: “el lenguaje de la Constitución no puede ser interpretado sanamente sino por referencia al “common law”y a las instituciones británicas. como mínimo. nos ofrecen muchos ejemplos que confirman el sentido de lo dicho en cuanto a la flexibilidad y progresiva extensión de la polifacética institución. etc. han continuado aplicándose por ellos después de su establecimiento en este País”. de la misma manera que las grandes obras de arte. tal como existían en el momento en que la Constitución fue redactada y adoptada. “Dado el enorme campo que tras la institución que pretendemos analizar se adivina.cuando los poderes de la administración se movilizan con el objetivo de privar a un individuo de su vida. El problema se plantea de forma diversa a la que podríamos llamar tradicional.” 7 “Tras un estudio de la bibliografía norteamericana se desprende inmediatamente. deberemos necesariamente acotar aquellas facetas del mismo que por su trascendencia procesal puedan sernos de especial utilidad. ha ofrecido sucesivas versiones del DPL. que progresivamente van definiendo y configurando el DPL. siendo así que su definitorio concurso lo dota de una indudable flexibilidad que ha permitido la longevidad de la institución y a cambio la imposibilidad de definirlo absolutamente si no es relación con un momento histórico determinado. morales. introduciendo invariablemente elementos no sólo jurídicos sino además políticos. dependiendo de las oscilaciones de conceptos indeterminados tales como interés general. arbitrariedad. Estudios de Derecho Procesal Civil.

excepto si pueden. Prescindiremos en definitiva del estudio del DPL sustantivo por no resultar aplicable a una manifestación jurisdiccional de la norma. excepto a través de procesos ajustados a la United States Code. cada una de cuyas cláusulas dispone que la vida. a ningún sujeto de derecho. la libertad o la propiedad no pueden ser objeto de privación sin un proceso debido. el Due Process sustantivo prohíbe a los poderes públicos la aplicación de leyes restrictivas a la libertad de expresión. se trata en definitiva de una forma de autocontrol constitucional. según se deduce de una inicial aproximación al tema: “1°. Debemos prescindir de parte de los que para la doctrina anglosajona significa el DPL.interés público). libertad o propiedad. Enmiendas Quinta y Decimocuarta. están recogidas a modo de catalogo en la Sexta Enmienda de la United States Code y son : 10 . ya que cualquiera que respete su finalidad . en los USA la garantía del juicio limpio es parte. “Aparece el concepto en el sistema norteamericano para significar la fundamental protección de la libertad individual. lo que significa que ningún órgano jurisdiccional puede privar de la vida. incluyen dos garantías distintas. El DPL se fundamenta doblemente en la United States Code.gr. su significado. exigencias y alcance ante la eventual existencia de un conflicto que requiera de un proceso para su resolución. como aquellos contenidos en la United States Code. Así. sin disponer de un motivo que así lo justifique. “En la practica. “2°.jurisdiccional “day in court”.. los poderes públicos. la Justicia. de la discrecionalidad en la actuación de la administración pública en general (v. “En otras palabras. que constituyen los elementos irenunciables del “Fair trial”y por lo tanto manifestaciones propias del DPL procesal. especialmente que evite el ejercicio arbitrario del poder. ni puede ser privado nadie de su libertad sin un juicio limpio (“Fair Trial”). del alcance de la cláusula DPL que contiene superpuestas y desarrolladas otras específicas garantías destinadas a asegurar la realización de la Justicia en los procesos principalmente penales. que constituirá nuestro inmediato objeto de estudio. será perfectamente válido. las más básicas. lo que significa que la administración no puede limitar o privar arbitrariamente a los individuos de ciertos Derechos Fundamentales.El DPL dispone lo que es conocido como “Due Process procesal”. y parte nuclear pero no la totalidad. las mencionadas previsiones constitucionales junto con los preceptos también constitucionales que las determinan . demostrar que tales leyes son necesarias por un apremiante – y por tanto superior .. concretamente de las implicaciones del DPL con el inicio del procedimiento legislativo y sus posterior desarrollo – sometidos en todo momento a los límites impuestos por el DPL sustantivo en el sentido ya anticipado – centrándonos exclusivamente en las manifestaciones del DPL en el aspecto jurisdiccional. “Vamos ahora a centrarnos específicamente en el primero de los significados citados que hemos denominado DPL procesal.La cláusula de DPL garantiza el “Due Process sustantivo”. “Varias de las garantías a las que hacemos referencia. una persona no podrá ser expropiada sin ser notificada de ello y oídas sus alegaciones. ya que la función jurisdiccional aplicada de acuerdo a sus características minimiza el riesgo de resoluciones injustas. “La finalidad del DPL procesal lo constituye en esencia la garantía de un juicio limpio para las partes en cualquier proceso y en especial para las partes en un proceso penal. Ello no supone la obligación para todos los estados de circunscribirse a un exclusivo tipo de procedimiento.

. imparcialidad. para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal...Derecho a la asistencia letrada.Derecho a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación formulada f. independencia.para los derechos de la persona humana. en condiciones de plena igualdad. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : .Derecho a un proceso público c..Bosch Editor S. a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial . ante los tribunales nacionales competentes.Derecho a juez natural e..8 La extraordinaria trascendencia que tiene el debido proceso para la adecuada protección de los derechos de la persona humana generó la incorporación de este concepto como uno de los trascendentales derechos que posee en todos los tratados de derechos humanos que sobre la materia se han celebrado a nivel internacional a partir de la mitad del presente siglo. independiente e imparcial . Derecho a un proceso rápido (“Justice delayed is justice denied”) b. . 71 a 77... El principio del proceso debido.Artículo 10 Toda persona tiene derecho. racionalidad.A. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley. igualdad. los siguientes: Declaración Universal de Derechos Humanos : Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. publicidad.1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. certeza y universalidad. podemos reseñar como los principales tratados internacionales de derechos humanos en los cuales nuestro país es parte y que contemplan la existencia del debido proceso como una de las principales garantías .por no decir la principal garantía. estando todos ellos incluidos y presentes en la cláusula DPL que además incorpora otros requisitos específicos contenidos en otras partes de la United States Code. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente. Podemos provisionalmente concluir que en los EEUU la garantía del juicio limpio no es un concepto simple. en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos 8 Iñaki Esparza Leibar.Artículo 14. sino una combinación de elementos que aseguran una determinada forma de proceso en torno a los valores equidad. establecido por la ley. Al efecto. ”.Derecho a un proceso con jurado imparcial d. 11 . Págs.a. Barcelona 1995.Derecho al careo con testigos g.

. Buenos Aires. fiscal. o sea. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen. El artículo 19 N°3 de la Constitución Política de 1980 establece “que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Garantías judiciales. 1. o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. que ejerza jurisdicción. Aclaremos primero que se trata de un texto aplicable a cualquier autoridad. . a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública. Couture. expresión sinónima de órgano en la constitución. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de orden moral. comenzó su recorrido triunfal por casi todas las constituciones del mundo y en especial las americanas. que ejerciendo sus atribuciones afecte 9 Eduardo J. establecido con anterioridad por la ley. alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Además. o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o. Páginas 50 y 51. 1989. El concepto de “procedimiento legal”fue considerado desde entonces como la garantía esencial del demandado. debemos tener presente que “a partir de la Enmienda V la formula “law of the land”. Artículo 8. en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos ”. Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. de la cual ninguna ley podrá privarle. Encontramos aquí varios requisitos para la validez de la sentencia de cualquier órgano que ejerza jurisdicción. legalmente tramitado. hasta que se pruebe que es culpable.. laboral.y obligaciones de carácter civil. 12 . correspondiendo al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. que deba cumplir funciones o ejercer atribuciones que afecten derechos de las personas. con las debidas garantía y dentro de un plazo razonable.Toda persona tiene derecho a ser oída .Ediciones Depalma.Artículo XXVI : Derecho a proceso regular. orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática.Artículo XVIII : Derecho de justicia. La Constitución y el Proceso Civil. Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre . Tomo I. excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario. Convención Americana de Derechos Humanos. sino a cualquier resolución. infamantes o inusitadas. ya vimos que de cualquier autoridad. pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública. Se presume que todo acusado es inocente.EL DEBIDO PROCESO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN.” 9 C. o de cualquier otro carácter. transformada ya en “due process of law”. en perjuicio suyo. Además. por un juez o tribunal competente. El texto exige que “toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo. dejamos establecido que la expresión “sentencia”no se refiere exclusivamente a la sentencia judicial. Estudios de Derecho Procesal Civil. en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal. independiente e imparcial. cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia .

Si así no sucede. correspondiendo al legislador su establecimiento. y que se refieren al proceso penal. que trata de la detención. por ser ultraconocidas. antes de resolver cumpla con la exigencia del “racional y justo procedimiento”.”11 2) El proceso debe desarrollarse para los efectos de permitir la dictación de la sentencia dirigida a resolver el conflicto siempre a través de un procedimiento racional y justo. a lo que el señor EVANS agrega que bien podría decir “justo o racional” “El señor DIEZ manifiesta que ambos conceptos son distintos : racional y justo. que se refiere al amparo. atinente al derecho que tiene toda persona a ser procesada por el juez competente. hay un grupo de disposiciones que. a lo sustantivo. me voy a permitir reseñarlas solamente : son el artículo 19 N° 7 letra b). y justo. en que el afectado haya sido oído en sus defensas y sus pruebas. corresponde que la autoridad que va a aplicar una sanción o que de alguna manera va a afectar derechos. juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y de la organización de los tribunales. “En cambio. la declaración del inculpado. el 19 N° 7 letra c).”10 De acuerdo con ello. El Derecho Procesal funcional y sus bases constitucionales. Revista de Derecho Procesal. el Constituyente “se refiere al acto jurisdiccional máximo que resuelve el conflicto. Páginas 77 y 78. Racional. con efecto de cosa juzgada. Con las ideas de que el proceso debe ser previo y legalmente tramitado. Luego. como ha señalado el profesor Bernales. Para que esa resolución de autoridad sea válida debe reunir los siguientes requisitos : 1) Que exista un proceso previo. “En relación con esta misma materia. tanto en el artículo 19 N° 3 . Al efecto. como en el artículo 73 – a propósito de las facultades de conocer. Si este inciso 5° N° 3 del art. Juan Colombo C. 10 11 Enrique Evans de la Cuadra. de la doctrina y la jurisprudencia anglosajonas. N° 19. relativo a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas. Estas son disposiciones constitucionales referidas al proceso penal. tiene el temor . referido al procedimiento. y otras disposiciones del mismo artículo 19 N° 7 .de obligar al interprete. especialmente. la libertad provisional y la indemnización del daño causado por un proceso injusto. Si la ley no lo ha establecido. Página 28. que se refieren a la incomunicación. 19 lo concordamos con el primer inciso del mismo N° 3 . “El señor EVANS expresa que si se emplea escuetamente la expresión “debido proceso”. no sería legítimo que se ejerciera la función jurisdiccional para la solución de cualquier conflicto si no emana ella de un proceso previo legalmente tramitado. 1997.Editorial Jurídica de Chile. la sanción aplicada y el acto de autoridad son nulos (art. legalmente tramitado. la Carta Fundamental ha dado un amplio reconocimiento al proceso como forma de solucionar el conflicto de relevancia jurídica. se ha señalado que para la validez de la resolución de autoridad es necesario que “la ley haya establecido un racional y justo procedimiento. cree que nadie puede dejar de entender o de sostener con un mínimo de valor. Facultad de Derecho Universidad de Chile. 7° de la Constitución) y así debe declararlo la justicia ordinaria. Los Derechos Constitucionales. podemos concluir que.aunque es partidario de un texto escueto .derechos constitucionales o legales. En cuanto a la utilización de las expresiones “racional y justo procedimiento”es menester tener presente que “el señor Bernales señala que bien podría emplearse la expresión “justo proceso”. a la jurisprudencia. el 21. que es la sentencia definitiva. la resolución es nula si no existe una tramitación anterior a ella. a un estudio exhaustivo de los antecedentes. Santiago Chile 13 . a los tratadistas y a los abogados. Tomo II.

12 “Según nuestro Diccionario de la Lengua Española . cabe destacar algo bastante importante. Y eso. (Sesión N° 103. a su vez “justo”significa “que obra según justicia y razón” y justicia “es derecho. y lo que se debe hacer es lo que ha dicho la ley. el conflicto se va reconstruir. va a seguir siendo proceso. se estimó que corresponderá en definitiva a la Corte Suprema. favorable o desfavorablemente para una y otra parte. es un expediente para reconstituir hechos pasados. La forma de trasladarlos al proceso es justamente la prueba. muy genéricos y se prestan para entenderlos con cariado criterio. Página 217. difíciles de definir. que es el principio de la bilateralidad y la prueba. por ejemplo. además. 14 Juan Colombo C. “Con todo. la Comisión de Estudio que elaboró la norma prefirió referirse al “racional y justo procedimiento”en vez de enumerar cuáles son las garantías reales del debido proceso. razón o equidad”. Los Derechos Constitucionales. Entonces resulta que es un poco restringido y puede interpretarse asimismo en forma limitada. o no . Editorial Jurídica de Chile. determinar si en la ley impugnada se ha cumplido con esa exigencia constitucional. Facultad de 14 . “En relación con el tema. (Sesión N° 103. Tanto el actor.”. Págs. Por eso. “Si se pone solo la expresión “debido proceso”. 19 y 20)” “Asimismo. en si caso. dependerá de la naturaleza del asunto el que racionalmente pueda concluirse que no es necesario otorgar un recurso. sería evidentemente irracional.en el sentido de eficacia. ciertamente. según la convicción que el juez se forme de los hechos que antes ocurrieron. como se ha sugerido. Los Derechos y Deberes constitucionales. tienen derecho a la prueba porque el proceso en el fondo. en lugar de “debido proceso”. Sección IV. “El otro punto de gran interés es la prueba. consulta si sería conveniente emplear la expresión “racional”agregada a “justo”. Por eso. pero apuntan hacia lo que yo comentaba al principio de esta exposición: que si el proceso no es racional y justo. sin perjuicio de que. 1994. como el sujeto pasivo. pudiese ser injusto. deba ser la sentencia objeto de apelación o de consulta. Todas esas ideas se refieren a la norma de procedimiento. El Derecho Procesal funcional y sus bases constitucionales. considera adecuado agregar las expresiones “racionalidad y justicia”. Tomo II. De allí el énfasis que pone la Constitución al señalar que el proceso debe ser útil para el cometido que dicha Carta señala. acordó dejar constancia en actas. cuando se plantee un recurso de inaplicabilidad. Págs 16 y 17)”13 El racional y justo procedimiento “son dos términos valorativos.Editorial Jurídica de Chile. ya que si éste se pudiera seguir sin notificar o emplazar al sujeto pasivo. obviamente está comprendido en un proceso racional. el vocablo “racional”significa “arreglada a la razón”y “razón”equivale a “justicia”. pues no se restablecerá la vigencia de la norma con la velocidad y eficacia que se requieren. obviando así la dificultad de tipificar específicamente los elementos que lo componen y el riesgo de omitir algunos. “Como estos conceptos son . pero no va a cumplir con la finalidad de proteger realmente los derechos del Estado y de los particulares. Mario Verdugo y Emilio Pfeffer Urquiaga. para la historia fidedigna de la disposición .14 12 13 Enrique Evans de la Cuadra. por una razón de conocimiento práctico en los tribunales. que sus miembros coincidían en que eran garantías mínimas de un racional y justo proceso permitir oportuno conocimiento de la acción. que hay ciertas garantías mínimas racionales de un proceso Ya se desprenderá de la naturaleza del proceso si es garantía mínima racional el que. Páginas 77 y 78. El primero consiste en que nadie puede ser condenado si no ha sido debidamente emplazado. adecuada defensa y producción de la prueba que correspondiere. “El señor BERNALES señala que a él le gustaría agregar la expresión “justicia”a “racionalidad”. Revista de Derecho Procesal. Página 28. Derecho constitucional Tomo I. podría interpretarse que lo que es debido es lo que está en la ley.

..El derecho a un procedimiento que contemple una igualdad de tratamiento de las partes dentro de él.El derecho de acción y de defensa. En consecuencia. base orgánica para el ejercicio de la función jurisdiccional que se encuentra contemplada en el artículo 76 de la Carta Fundamental y a la cual ya nos hemos referido en cuanto a sus diversos alcances. así como sus principales instituciones como la acción. conforman una unidad. reconociendo la diversidad que pueden existir entre los procedimientos civiles y penales para el desarrollo de un proceso en atención al conflicto que debe resolverse mediante él.. h.El derecho a un defensor. la jurisdicción y el proceso..El derecho a un procedimiento que contemple la existencia de una sentencia destinada a resolver el conflicto.Las Garantías que deben contemplarse por el legislador para que la sentencia emane de un proceso previo.EL DERECHO A QUE EL PROCESO SE DESARROLLE ANTE UN JUEZ INDEPENDIENTE E IMPARCIAL.. f. e. N° 19.D. desarrollado según un racional y justo procedimiento. En primer lugar. se contemplen respecto del procedimiento penal garantías adicionales tanto por parte del Constituyente como del legislador . debemos dejar establecido que la independencia del juez dice relación con los órganos legislativos y ejecutivos del Estado.. j. En primer lugar. c... las garantías para que el procedimiento sea racional y justo y permita el desarrollo del proceso destinado a la dictación de la sentencia destinada a resolver el conflicto deberán ser comunes tanto para el proceso civil como para el proceso penal. Las garantías mínimas para que nos encontremos ante un procedimiento racional y justo para el desarrollo de un debido proceso son las siguientes: a.El derecho a un procedimiento que contemple la existencia de un contradictorio. las que serán estudiadas en el ramo de Derecho Procesal Penal. debemos recordar que el Derecho Procesal.El derecho a un juez natural preconstituido por la ley.El derecho a un procedimiento que conduzca a una pronta resolución del conflicto. Santiago Chile . ello no obsta a que en atención a la diversa naturaleza del conflicto que se debe resolver luego del desarrollo del proceso.. Sin embargo. El derecho a un recurso que permita impugnar las sentencias que no emanen de un debido proceso.. d. A. mediante la cual se pretende aumentar dichas garantías al tenderse al establecimiento de un nuevo sistema procesal penal predominantemente acusatorio. Derecho Universidad de Chile..El derecho a un procedimiento que permita a las partes la rendición de prueba. más aún cuando está en actual tramitación una reforma de nuestro procedimiento penal. g.El derecho a que el proceso se desarrolle ante un juez independiente e imparcial. i. 15 . 1997. b.

19 N° 3 de la Carta Fundamental.O. el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos demanda un juez independiente e imparcial. la Nueva Constitución. Editorial Jurídica de Chile.”16 En caso que concurra una causa que le reste imparcialidad al juez para la solución del conflicto se dice que éste no posee una competencia de carácter subjetiva. es decir. consiste en la existencia de “un tribunal constituido de tal manera que dé una seguridad razonable de honestidad e imparcialidad. así. 16 . con esfuerzo y singulares condiciones propias. Tomo II. Es que. Jurisdicción y Proceso. establece que “los jueces pueden perder su competencia para conocer determinados negocios por implicancia o recusación declaradas. debe ser una persona distinta a las partes del conflicto . puesto que éste se sitúa supra partes para los efectos de imponerles la solución del conflicto. formula que el Pacto de San José de costa Rica reproducirá años más tarde. pero sea parcial. en caso necesario. Para que nos encontremos ante un debido proceso de ley. Tribunales. Al efecto. el profesor José Bernales dejó expresa constancia que uno de los presupuestos para que nos encontremos ante un racional y justo procedimiento.En segundo lugar. Es de la esencia del ejercicio de la jurisdicción. Página 31. se puede llegar a ser dependiente e imparcial y se podrá ejercer jurisdicción. a través de la imparcialidad o competencia subjetiva. Los Derechos Constitucionales. 15 Por otra parte. es menester como requisito sine qua non que el órgano jurisdiccional encargado de ejercer esa función sea imparcial. Página 55. es decir. Raúl Tavolari Oliveros. se ha señalado que “el derecho supranacional contemporáneo diferencia claramente ambos atributos y. que permita el pronunciamiento de una sentencia para dar cumplimiento a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio en los derechos contemplada en el art. De allí. básicamente nos estamos refiriendo a la necesidad de que el juez no se encuentre en una especial relación con una de las partes o con la materia del conflicto de manera que sea de temer la existencia de influencias y perturbaciones respecto de la objetividad y serenidad de juicio. que el órgano encargado de ejercer la función sea imparcial.T. en cambio. sea independiente (no dependa de nadie : ni se subordine a potestad alguna).Editorial Jurídica de Chile. es menester tener presente que en los tratados internacionales suscritos por Chile sobre los derechos humanos se diferencia claramente la independencia de la imparcialidad. “Como lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional “todo juzgamiento debe emanar de un 15 16 Enrique Evans de la Cuadra. que el juez que ejerce la jurisdicción debe ser impartial. Los medios a través de los cuales se pueden hacer valer las inhabilidades de un juez por carecer de la imparcialidad necesaria para conocer de un determinado proceso son las implicancias y recusaciones. Quien. jamás ejercerá la jurisdicción. el artículo 194 del C. en virtud de causas legales. Al efecto. e imparcial. no debe poseer ninguna vinculación con las partes que le motive un designio en favor o en contra de alguna de las partes.” Nuestro legislador celoso de resguardar la efectiva imparcialidad de los jueces ha establecido una serie de casos que pueden generan o pueden generar la inhabilidad de un juez para los efectos de conocer un determinado proceso. no obstante poseer por el tribunal del cual forma parte competencia objetiva en virtud de las reglas de la competencia absoluta y relativa.

85. el Tribunal constitucional al pronunciarse respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley orgánica constitucional relativo al Congreso Nacional.6ª..4. Partiendo del supuesto que la expresión “juzgar “esta empleada en la acepción de “sentencia”. Editorial Jurídica de Chile. es decir. pág.” “La disposición guarda perfecta concordancia con el artículo 73 (hoy 76) que definir la jurisdicción reitera el principio de la legalidad del tribunal. Editorial Jurídica de Chile. Página 214.EL DERECHO DE ACCIÓN Y DE DEFENSA..No obstante. Págs. sino por un tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. Derecho constitucional Tomo I. nuestra Carta Fundamental establece en su artículo 19 N° 3 inciso primero que “La Constitución asegura a todas las personas: 3° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Es más. Sesión N° 101. 28). cualquiera que recurra a la justicia a de ser atendido por los 17 T. Constitucional.pág. Sec. Pero hay más.100. Sección IV. con anterioridad a los hechos o iniciación del proceso. Los Derechos y Deberes constitucionales. con artículo 74 ( hoy 77). Derecho constitucional Tomo I.1988. 1994. t. que establece que una ley orgánica constitucional determinará organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta cumplida administración de justicia” al el la y “La repulsa por las “comisiones especiales”ya se manifestaba en la Constitución de 1822 : “todos serán juzgados en causas civiles y criminales por sus jueces naturales y nunca por comisiones particulares” “En el seno de la Comisión se generó un interesante debate en relación con la frase “establecido con anterioridad por ésta”. “Debemos destacar que el inciso 4° que analizamos es el único correspondiente al numeral 3° del artículo 19 que se encuentra tutelado por el recurso de protección”. “Como es natural. 19 de nuestra Carta Fundamental al señalarnos que “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. sino que además es menester que el tribunal se encuentre predeterminado por la ley y no nos encontremos en presencia de un tribunal que sea designado especialmente para la solución de un determinado conflicto. Los Derechos y Deberes constitucionales. no basta con que el juez sea independiente e imparcial. 4) Mario Verdugo y Emilio Pfeffer Urquiaga. no basta con que la ley establezca derechos si ello no va acompañado de las medidas de protección adecuadas para asegurar que tales derechos se respeten. 17 . resolvió que la Cámara de Diputados y el Senado sólo podrán ejercer sus atribuciones de acusar y resolver las acusaciones constitucionales respecto de hechos acaecidos con posterioridad a su instalación. En el seno de la Comisión prevaleció este último parecer (Sesiones Nos 99. sino que además son elementos consustanciales al concepto mismo de tribunal” 17 B.. 18 Mario Verdugo y Emilio Pfeffer Urquiaga.EL DERECHO A UN JUEZ NATURAL PRECONSTITUIDO POR LA LEY. creado por la ley. 18 C. después del 11 de marzo de 1990. R. se ha reiterado que la independencia e imparcialidad del juez no solo son componentes de todo proceso justo y racional. y además. se podría pensar que el tribunal debería estar establecido con anterioridad a la dictación de la sentencia. 5. Sección IV. Al efecto. Este principio se encuentra contemplado en el inciso 4° del N° 3 del art. Para que nos encontremos ante un debido proceso. Páginas 214 y 215. 6 y 7. 1994.órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial .

“Con todo. “De ahí que. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. sobre todo con las leyes raciales. Proceso Ideología y Sociedad. 18 . tal como ocurrió bajo el régimen fascista. restringida. 21 Mario Verdugo y Emilio Pfeffer Urquiaga. Al efecto.tribunales con arreglo a unas mismas leyes y con sujeción a un procedimiento común. 1994. El “asesoramiento”o “asistencia”se puede traducir como consejo. Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. es decir. igual y fijo. Páginas 211. este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario.9) 21 19 Mario Verdugo y Emilio Pfeffer Urquiaga. sino en cualquier órgano jurisdiccional o ante cualquier autoridad. junto con elevarse a rango constitucional el derecho que tiene toda persona para contar con asistencia letrada. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. a fin de evitar que la autoridad administrativa pudiese establecer con carácter obligatorio un sistema de defensa y asesoramiento. pertinente y respetuosa. En segundo lugar. ni perturbada. por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. Ediciones Jurídicas Europa America.” “Don Sergio Diez puntualizó que el concepto de “defensa”implica asumir patrocinio y representación del defendido. Editorial Jurídica de Chile. recomendación o informe que se entrega a una persona.20 D. o sea limitada. 5. o sea obstaculizada. la misma se opone a todo intento dirigido a reducir el número de los procedimientos mediante la transferencia de ciertas clases de casos – por ejemplo. restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Derecho constitucional Tomo I.EL DERECHO A UN DEFENSOR. Pág. Derecho constitucional Tomo I. sino también el derecho de quienes son juzgados en un juicio determinado a recibir el mismo trato que en otros juicios o procesos han recibido otras personas que estaban en su misma situación. nuestra Carta Fundamental establece en su artículo 19 N° 3 incisos segundo que “toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir. (Sesión N° 103. Los Derechos y Deberes constitucionales. intervención del letrado debe admitirse no sólo ante los tribunales ordinarios de justicia.debe ser “debida”. Editorial Jurídica de Chile.) “Sabido es que sin el auxilio del letrado (abogado) todas las garantías de un proceso justo pueden quedar malogradas.. se ha señalado que “se impide al legislador privar subrepticiamente a los particulares de los derechos reconocidos en el plano sustancial negando a los titulares de tales derechos el acceso a los tribunales. se asegura a los abogados plena libertad para el desempeño de sus tareas. “El Presidente de la Comisión precisó que el mandato que se contiene en el inciso 3° se encuentra dirigido al legislador. Sección IV.1974. “La igualdad ante la justicia supone no solamente un trato igualitario a todas las personas comprometidas o sometidas a un mismo proceso o juicio. se precisa que la intervención del letrado – que no puede ser impedida. (Sesión 103 Pág. y realizarse conforme a los procedimientos racionales y justos que señale la ley. pág. Sección IV.de los tribunales a los órganos de naturaleza administrativa”. 20 Mauro Capeletti. Buenos Aires. 548. Los Derechos y Deberes constitucionales. los de valor limitado o los conexos con el tráfico de la circulación. 19 De acuerdo con ello. Páginas 213 y 214. 1994.

La Constitución y el Proceso Civil. Tomo I. consiste en una razonable posibilidad de hacerse escuchar. importaría en definitiva una denegación de la justicia (“Justice delayed is justice denied”).. Pág. es menester que se cumplan respecto de éste los siguientes requisitos: a) Que se le notifique de la existencia de una acción en su contra. la que puede se actual o implícita. constituida por una “notice”y una “hearing”.”. b) Que la noticia que se le de del proceso existente en su contra sea tal que le permita 22 23 Iñaki Esparza Leibar. 2) Que se la haya dado una razonable oportunidad de comparecer y exponer sus derechos.EL DERECHO A UN PROCEDIMIENTO QUE CONTEMPLE LA EXISTENCIA DE UN CONTRADICTORIO. 112. Páginas 59 y 60. de la promoción de los procedimientos con los cuales el derecho puede se afectado.. Esta garantía se manifiesta como la “del día ante el tribunal”en el derecho anglosajón. y teniendo que el proceso debe conducir como señala nuestra Constitución a una pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. de suministrar testigos.” El tiempo tiene también una especial consideración en relación con el proceso. Estudios de Derecho Procesal Civil. si se estableciera un procedimiento que contemplara plazos o trámites innecesarios para la resolución del conflicto. “La Suprema Corte de los Estados Unidos ha sostenido sistemáticamente que la garantía del proceso debido. Eduardo J. la suprema Corte ha dicho que “his day in Court”equivale a las siguientes cosas: 1) Que el demandado haya tenido noticia . Couture. F. en cuanto se refiere a actuaciones judiciales. de manera de poder ejercer su defensa respecto de ella. el referido procedimiento no sería racional y por ello tendría un carácter inconstitucional.Ediciones Depalma. 22 El derecho a un proceso rápido es esencial para la existencia de un debido proceso de ley. imputable a los Tribunales y que cause perjuicio al acusado supondrá una violación del Due Procees of Law. dilatando innecesariamente su solución en el proceso. 4) Que se un tribunal de la jurisdicción adecuada (a court of the competent jurisdiction). de introducir documentos relevantes y otras pruebas 3) Que l tribunal ante el cual los derechos son cuestionados esté constituido de tal manera razonable de su honestidad e imparcialidad. El artículo 77 de la Carta Fundamental establece que “una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Barcelona 1995.EL DERECHO A UN PROCEDIMIENTO QUE CONDUZCA A UNA PRONTA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. incluso el derecho de declarar por sí mismo. Buenos Aires. “Interpretando el sentido de esta garantía. 23 Para que se verifique la existencia del contradictorio respecto del demandado. y este tenga un efectivo derecho de defensa.Bosch Editor S.E. puesto que se ha entendido que la consagración de un procedimiento que contemple plazos más allá de los necesarios para la resolución del conflicto.De acuerdo con lo anterior. 1989 19 . en otras palabras. que se le dé un conocimiento real o presunto de la existencia de existir un proceso en su contra. El principio del proceso debido. de tal manera que un retraso injustificado. así la sexta enmienda de United States Code garantiza el derecho a un juicio rápido / Speed Trial ..A.

20 .24 G.” En este caso. Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. o con el uso oculto o disimulado de micrófonos. En esta materia. impedir al legislador poner obstáculos no razonables de los derechos hechos valer en juicio”. en especial si están garantizados constitucionalmente. En efecto. que sólo permite el allanamiento y la intercepción.” 24 Mauro Cappelletti. Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. nuestro legislador ha hecho primar el derecho de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada previsto en el art. grabadoras de la voz u otros instrumentos semejantes. apertura o registro de comunicaciones o documentos privados en los casos y en la forma determinados por la ley.1974. Buenos Aires. Sin embargo.P.1974. Ediciones Jurídicas Europa América. 26 Mauro Cappelletti. 25 Mauro Cappelletti. Pág. De acuerdo con ello. Pág. Proceso Ideología y Sociedad.25 Sin embargo. En el actual sistema procesal penal. se ha estimado que el debido proceso de ley contempla respecto de las partes “un derecho garantizado a la prueba. debemos tener presente que la garantía general del contradictorio debe se respetada no sólo al inicio del procedimiento. c) Que se contemple la existencia de un plazo razonable para que el demandado pueda hacer efectivo su desea su derecho de defensa respecto de la pretensión hecha valer en su contra. las cuales no deberían ser consideradas en el proceso.”. Proceso Ideología y Sociedad. es menester tener presente que este derecho no es absoluto como para permitir la rendir de pruebas que hayan sido ilícitamente obtenidas. debemos tener presente que “una moderna concepción probatoria.1974. admite sin embrago hipótesis en que el derecho a la prueba puede ceder frente a otros valores. 526. Buenos Aires. 558.EL DERECHO A UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA A LAS PARTES LA RENDICIÓN DE PRUEBA. 26 Un ejemplo de la inadmisibilidad de estas pruebas ilícitamente obtenidas nos la da en nuestro derecho el inciso final del artículo 484 del C. derecho que debería asegurar a ellas la posibilidad de valerse de los medios de prueba generalmente reconocidos por el ordenamiento y. Pág. sino que durante todo su curso y respecto de todos quienes son partes en el mismo. 560. Ediciones Jurídicas Europa América. Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. es menester tener presente que nada se sacaría con la consagración de un contradictorio en lo que dice relación con la defensa. Buenos Aires. al mismo tiempo.debe estructurarse de manera tal que ofrezca una efectiva posibilidad de defensa.P. Ediciones Jurídicas Europa América. 19 N° 5 de la Carta Fundamental. si no se otorga a las partes la posibilidad de rendir prueba dentro del proceso para los efectos de acreditar los fundamentos fácticos de ellas. según la cual todos los elementos relevantes para la decisión deberían poder ser sometidos a la valoración crítica del juez. Proceso Ideología y Sociedad. “Cada momento esencial del proceso – desde la notificación de la demanda al pronunciamiento de la sentencia. se contempla expresamente en el inciso penúltimo del artículo 276 del Código Procesal Penal que “el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. resulta claro que sobre el derecho de la prueba. para que pueda formular su defensa..conocer de la pretensión hecha valer en el proceso. al señalarnos que “no se dará valor a la confesión extrajudicial obtenida mediante la intercepción de comunicaciones telefónicas privadas.

el problema de la igualdad económica ante el litigio. que el ejercicio de facultades del proceso no se vea entorpecido por tener que asumir cargas económicas para ejercer sus derechos procesales antes de la dictación de una sentencia. sustituido por la Ley 20. “En tanto sea posible dentro de las necesidades técnicas del debate.Ediciones Depalma. pensamos que el debido proceso que contempla nuestra Carta Fundamental exige como regla general que la sentencia que pronuncian los órganos 27 Eduardo J. Couture. El proceso tiene una finalidad. lo que se ha tratado de obtener con la eliminación de consignaciones para deducir los recursos como criterio general y respecto de todos ellos. al señalarnos que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo. Páginas 66. ¿De qué vale una declaración afirmando la igualdad ante el derecho. un instrumento de desigualdad? 28 En consecuencia. Estudios de Derecho Procesal Civil. Páginas 66 y 67.. y el juez luego. los medios de defensa necesarios para evitar la ruinosa realización de los bienes del deudor. Tomo I. La Constitución y el Proceso Civil. la ley procesal primero. deben propender a que el actor y el demandado actúen en el proceso en un plano de igualdad.EL DERECHO A UN PROCEDIMIENTO QUE CONTEMPLE UNA IGUALDAD DE TRATAMIENTO DE LAS PARTES DENTRO DE ÉL. por sí mismo. En la etapa de ejecución. Buenos Aires. por lo que necesariamente éste debe contemplar la existencia al termino de su tramitación de la dictación de una sentencia que tenga por objeto dar una solución al litigio. Tomo I. legalmente tramitado.EL DERECHO A UN PROCEDIMIENTO QUE CONTEMPLE LA EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA DESTINADA A RESOLVER EL CONFLICTO. 28 Eduardo J. La necesidad de que el proceso termine por la existencia de una sentencia nos lo revela el propio precepto de la Carta Fundamental que contempla el principio del debido proceso. se ha estimado “que el principio de igualdad en el debate. H.Por otra parte. Estudios de Derecho Procesal Civil.087.El mismo principio de exclusión de pruebas obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales se contempla expresamente en los artículos 31 de la Ley que crea los Tribunales de familia y en el inciso 3ª del Nº 5 del artículo 453 del Código del Trabajo. ha adquirido extraordinario significado:. es menester para que exista una real igualdad que la parte de escasos recursos cuente con una asesoría jurídica según ya hemos visto. Buenos Aires. lo que se pretende remediar con la concesión del beneficio de privilegio de pobreza. lo que ocurrirá una vez que hayan precluído los medios de impugnación en contra de la sentencia dando lugar a la cosa juzgada. En la etapa de conocimiento esa igualdad debe consistir en dar a ambos contendientes análogas posibilidades de expresión y de prueba. tiene un aspecto que. 1989. dentro del sistema constitucional..Ediciones Depalma. 27 Finalmente. si el costo de la justicia es. la que tendrá un carácter inmutable una vez que ella haya pasado en autoridad de cosa juzgada. en admitir dentro de términos más reducidos. I. 1989. que no es otra que la solución del conflicto. el artículo 76 inciso primero de la Carta Fundamental nos señala que los procesos deben en algún momento pasar a adquirir el carácter de fenecidos. La Constitución y el Proceso Civil. 21 . y finalmente que la escasez relativa de recursos respecto de determinados procesos no conduzca a la imposibilidad de rendición de prueba. ya sea legal o judicial. si la tal igualdad no existe ante los hechos? ¡Qué mayor ironía que la de proclamar a todos iguales. Finalmente. Couture.

atención a la especial naturaleza de la pretensión deducida en éste y las medidas cautelares personales que afectan el preciado bien de la libertad. Por lo demás. Pág. no obstante que ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional se encuentran facultados en caso alguno para “revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones”(artículo 76 inciso primero de la Carta Fundamental). el propiamente tal y.29 J) EL DERECHO A UN RECURSO QUE PERMITA IMPUGNAR LAS SENTENCIAS QUE NO EMANEN DE UN DEBIDO PROCESO. se han establecido tanto en los tratados internacionales como en las Constituciones de los diversos países. por lo tanto. refiriéndose. representa el desarrollo extremo de un principio que comenzó a manifestarse con la Revolución Francesa. como especies de él. Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. a una agrupación de las normas que regulan el desenvolvimiento del proceso.jurisdiccionales sea fundada. cabe señalar que para la existencia de un debido proceso penal es menester que además se dé cumplimiento a una seria de otros principios específicos que. Finalmente. -CIVILES Debemos recordar que la expresión civil se refiere . 22 . esta clasificación es mas bien de los "procedimientos”y no del proceso. especiales. es menester que se contemple la existencia del recurso de casación para los efectos de impugnar la sentencia que se dicte con omisión dentro del procedimiento de los tramites y requisitos necesarios para que nos encontremos ante un procedimiento que dé cumplimiento a esas principios. a) El de cognición: Podemos distinguir a su vez. trabajo. el de minas. Veamos ahora las principales clasificaciones sobre las bases recién señaladas: I.como en otras materias . etc. como procedimiento civil. nos encontraríamos que todos los principios que resguardan la existencia de un debido proceso carecerían del instrumento necesario para velar por su efectivo resguardo y existencia..a todo lo que no es penal o criminal. Si no se contemplará la existencia del recurso de casación para impugnar una sentencia viciada dentro del procedimiento. Se entiende. puesto que ellos necesariamente deben existir. Finalmente.CLASIFICACION DEL PROCESO.1974. 560. La circunstancia de intentar esta clasificación no contradice en modo alguno la doctrina de la unidad del proceso. por tanto. consideramos que al establecerse la ineludible exigencia para el legislador de establecer un racional y justo procedimiento. el comercial. . Ediciones Jurídicas Europa America. Dentro de los civiles existen dos grandes categorías: a) De cognición o conocimiento b) De ejecución. y a su vez dentro de los ordinarios fundamentalmente pueden distinguirse entre: 29 Mauro Capeletti. Proceso Ideología y Sociedad. Buenos Aires. El deber inderogable de los jueces de indicar las razones de hecho y de derecho que justifican cualquier providencia suya. III. sumarios y cautelares. los procedimientos ordinarios.

En los delitos de acción penal mixta el procedimiento nace por requerimiento de la parte que la ley establece. PENALES Existen dos órdenes básicos: público y privado. a lo menos a través de una denuncia. es decir. comenzando siempre la actuación jurisdiccional respecto de estos delitos por querella. en Chile existe una tercera categoría: los delitos de acción penal mixta. CLASIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES Desarrollaremos ahora la clasificación civil a que antes nos referimos. Por querella: El querellante se transforma en parte en el juicio penal. Más aún. Dichos medios en Chile son varios: 1. De condena. Constitutivos. Son procesos de juzgamiento o conocimiento o declarativos genéricos. II. b) De ejecución: También en ellos puede distinguirse entre ordinarios. el juez es quien ius dicit. Los procesos de cognición. En todos ellos el juez regula un conflicto de singular de intereses. puede iniciarse por otros medios.1.El Juez de oficio puede llevar adelante la acción penal si toma conocimiento de un hecho que puede revestir caracteres de delito. si el afectado no requiere que continúe o comience. La clasificación del proceso en procesos de conocimiento o declarativos genéricos y de ejecución responde a las distintas funciones del proceso. incidentales y supletorios. Los delitos de acción penal pública son aquellos en que la violación de la ley interesa a toda la comunidad y en que no es necesario el requerimiento del afectado para que se inicie y continúe. constitutivos o de condena tienen como finalidad la declaración de un derecho. se considera como un delito de acción pública para su tramitación posterior. Sólo realiza un acto de participación de conocimiento acerca de la comisión de un hecho punible a la autoridad. pero una vez que se efectúa tal requerimiento. especiales. 2. y 3. los que en su naturaleza presentan particularidades de los delitos de acción penal privada y de acción penal pública. y determina quien tiene el derecho. la constitución de una relación jurídica o la declaración de la responsabilidad a ejecutar una prestación. Por denuncia: El denunciante no es ni va a ser parte en el juicio penal. Meramente declarativos. sino de una pretensión cuya existencia aparece clara y determinada en 23 . 3. 2. Los delitos de acción penal privada son aquellos cuya sanción no puede obtenerse sin que el ofendido o las personas señaladas por la ley requieran la intervención de la justicia. Aparte de los delitos de acción privada y pública. sean meramente declarativos. Por requerimiento del Ministerio Público. En Chile se denominan procedimientos por delitos de acción penal pública y procedimiento de acción penal privada. con lo cual se asemeja a los de acción penal privada. y 4. Cuando no se trate de una pretensión discutida que implique la necesidad de declarar quien tiene la razón.

Si el proceso. sin pedir condena alguna contra éste y sólo para producir la certidumbre jurídica.COGNICIÓN Los procesos de cognición o declarativos genéricos están destinados a establecer fundamentalmente la aplicabilidad de una o varias normas jurídicas a un hecho o hechos que han acontecido. incluso. o sea que se limita a reconocer una situación jurídica existente. Teoría General del Proceso. El tribunal al fallar establecerá la certidumbre de esta relación. Tomo I. y la otra. “La sentencia de fondo procede: a) cuando se pide la declaración de una pretensión. nos hallamos en presencia de un proceso declarativo puro. b) cuando aún sin discutirse actualmente una pretensión y no habiéndose. sin que se trate de imponer al demandado ninguna responsabilidad. 31 24 . el del proceso ejecutivo. por lo mismo.1992. declarativas de constitución y declarativas de condena. a. exista su posibilidad en el futuro. que busca la certeza jurídica del derecho o la relación jurídica. es de esta clase el tribunal no crea en su sentencia una relación jurídica nueva. Páginas 166 y 167. b) Constitutivo.el título que se aduce pero que está satisfecha. Librería Editora Platense. manifestado el litigio. alcance y modalidad de una relación jurídica o de un derecho. 31 Su objetivo es establecer que una norma jurídica determinada es aplicable o inaplicable a un caso concreto persiguiéndose que no haya incertidumbre a su respecto. 41. pero se discute en su alcance por una parte. En aquél el mandato debe ser formado por el juez mediante la decisión o la sentencia. Guillermo Enderle. “Para que proceda hacer en la sentencia la declaración solicitada.Editorial Universidad La pretensión meramente declarativa. y se requiera su certidumbre jurídica mediante la sentencia. Al respecto se nos ha explicado que “cuando el interesado solicita al juez que declare la existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica. c) cuando existe interés jurídico en la declaración de un estado civil. en razón de hechos o situaciones objetivas concretas. c) De condena. 30 1. estemos en presencia del proceso ejecutivo.-Procedimiento de declaración de mera certeza. y ésta. debe existir un 30 Devis Echandía. discute su existencia. Esta es preexistente. El procedimiento meramente declarativo o de declaración de certeza son aquellos que tienden a eliminar un estado de incertidumbre a través de un pronunciamiento que resuelva acerca de la existencia. Dentro de este grupo podemos subdistinguir: a) De declaración de mera certeza. De acuerdo con ello es que se ha señalado por Sentís Melendo que existen sentencias declarativas de certeza. cuya existencia discute el supuesto sujeto pasivo demandado en el proceso. La Plata.. Pág. en éste el mandato ya existe y se trata simplemente de su ejecución. sin que se imponga al demandado ninguna condena ni se le solicite la modificación de una situación determinada. ni de alegar incumplimiento. La diferencia entre ambos procesos resulta de la antítesis entre la razón y la fuerza: aquélla es el instrumento del proceso de conocimiento o declarativo genérico. en cambio. porque el obligado no ha cumplido una obligación correlativa.

"constituye”una nueva situación jurídica en reemplazo de la anterior. al igual que las meramente declarativas. Otros casos serían las sentencias que declaran estados jurídicos nuevos. Guillermo Enderle.Procedimiento Constitutivo. Esta clase de demandas no son procedentes. 40. estados civiles. etc. del ejercicio de la acción de cosa juzgada para exigir su cumplimiento. Librería Editora Platense. Es decir. “Muy distinto es el caso de lo que podría llamarse demanda interrogativa. puesto que ellas satisfacen al actor con su sola dictación. La declaración del divorcio produce la nueva situación. modifican o extinguen un estado jurídico. El procedimiento de condena “tiene lugar cuando una parte pretende frente a la otra que esta reconozca la existencia de un derecho de la primera. pero dado que en ella no se contiene la condena a prestación alguna respecto del demandado no requiere.. Páginas 161 y 162. hacer o no hacer. Pág.1992 25 . o sea no se limitan a la mera declaración sino que crean .. cuando se persigue que se imponga al demandado una condena cualquiera . al igual que respecto de las dictadas en los procesos constitutivos. a la declaración de que el derecho del demandante existe como base de aquella. La condena del demandado va ligada. 32 La sentencia dictada en un proceso declarativo produce cosa juzgada. que se formula con el objeto de obligar al demandado a que explique qué consecuencia se propone sacar de tal o cual facultad que le pertenece. o qué pretensiones tiene en relación con un derecho o título que no se le discute. b.. 32 33 Devis Echandía. quede obligada por él y lo satisfaga. sentencia que declara el divorcio perpetuo. Tomo I. se imponga al demandado el cumplimiento de una prestación de dar. por lo tanto. 2.interés jurídico actual en el demandante.Por ejemplo: se pide que se declare un hecho ilícito o una obligación y la responsabilidad del demandado. no son susceptibles de ejecución ni la necesitan. como los de hijos matrimoniales o extramatrimoniales. El procedimiento de condena es aquel que el actor procura la dictación de una sentencia en la que además de declarar un derecho. en que ella se haga y que ese interés jurídico esté relacionado con algún hecho o acto que pueda originarlo y no con la sola apreciación subjetiva del demandante. puesto que lo perseguido por el actor se satisface con la sola dictación de la sentencia.Procedimiento de Condena. 33 El tribunal en el procedimiento constitutivo cumple dos misiones que lo caracterizan: 1. produzca la génesis de un nuevo estado jurídico..Editorial Universidad La pretensión meramente declarativa. la separación de bienes.La sentencia constitutiva establece la modificación de una situación existente y en consecuencia hace nacer. Por ejemplo. Teoría General del Proceso. c.Cumple una misión propia del ejercicio de la jurisdicción: jurisdicere. al innovar sobre el preexistente. La Plata. o que quede sujeta a las consecuencias del incumplimiento de una obligación suya y se le imponga la consecuente responsabilidad. especialmente. El procedimiento constitutivo es aquel que procura una sentencia que además de declarar un derecho. Las sentencias constitutivas. Como ejemplo de acción meramente declarativa en nuestro derecho podemos citar la acción destinada a obtener la declaración de inaplicabilidad de una ley por ser inconstitucional de parte de la Excma Corte Suprema.

no opera en forma subsidiaria de un procedimiento de condena . como ocurre en los dos procedimientos anteriores. o del bien específico que se adeuda en caso de tratarse de una especie o cuerpo cierto que se encuentra en poder del deudor: y b. La conexión que existe entre la sentencia de condena y la de ejecución radica en que aquélla declara la sanción a que el obligado debe ser sometido o impone la prestación que debe cumplir. la plena satisfacción de lo establecido en la sentencia de condena o en la fuente de la obligación que ha sido infringida. para la parte que ha obtenido en el juicio declarativo de condena o que es titular de un derecho que permite aplicarlo por constar en un título ejecutivo.). a su vez. viene declarada precisamente en la condena. 34 Devis Echandía. Los procedimientos ejecutivos se han clasificado de acuerdo al objetivo perseguido en : a. Su objetivo o propósito es que a través de la acción de cosa juzgada se cumpla íntegramente la sentencia condenatoria. 2. pues no se concibe una que imponga la prestación o sanción. en ordinarios. “Toda sentencia de condena sirve de título ejecutivo. sumarios y cautelares. Páginas 163 y 164. y en tal caso. Además. cuanto de carácter extracontractual. con lo cual prepara el proceso ejecutivo.-Procedimientos ejecutivos de transformación (o de obligación de hacer o no hacer) Son aquellos en los cuales el actor pretende obtener por la vía ejecutiva de parte del ejecutado que se ejecute una obra o se deshaga lo hecho indebidamente a su costa. salvo que exista disposición expresa en contrario (artículo 2° del C. El procedimiento de condena siempre desemboca en una ejecución posterior para los efectos de obtener la satisfacción de la pretensión. pues la ejecución es la aplicación de la responsabilidad y ésta. Esta responsabilidad es tanto de carácter contractual. Nace para llevar a cabo la sentencia condenatoria que ha establecido alguna prestación. 34 Persigue que la sentencia establezca responsabilidad por el incumplimiento de una obligación. sin que pueda hacerse cumplir.P. Teoría General del Proceso. se aplica directamente el procedimiento ejecutivo cuando la parte tiene un derecho que consta en un título ejecutivo.Editorial Universidad 26 . Los procesos de cognición se clasifican también. Esta acción directa y no subsidiaria de la acción de cosa juzgada se manifiesta en el juicio ejecutivo que permite también satisfacer la obligación correlativa de un derecho violado.Procedimientos ejecutivos de dación (o de obligación de dar) Son aquellos en los cuales el actor pretende obtener por la vía ejecutiva de parte del ejecutado que se entregue un objeto determinado de éste en pago de la obligación.“Por lo general se asocia la condena a la ejecución forzosa diciendo que la primera sirve para preparar la segunda. Tomo I. El procedimiento ejecutivo es subsidiario del de condena. especiales.C. ya dijimos. Ordinario: Es aquel que debe aplicarse siempre al desenvolvimiento de un conflicto. sino que en forma directa. DE EJECUCIÓN Es aquel que tiene por objeto satisfacer.. La ejecución es el resultado necesario del incumplimiento de la prestación impuesta en la condena. cuando esa obligación aparece de documentos a los cuales la ley les ha atribuido el valor de título ejecutivo. La sentencia de condena tiene una peculiaridad fundamental: es siempre preparatoria: no permite por sí sola la satisfacción del derecho. que será una suma de dinero en las obligaciones de genero o de una especie o cuerpo cierto que no se encuentra en poder del deudor.

Esto parece claro en la legislación chilena: las medidas precautorias son accesorias al juicio principal y se tramitan como incidentes. En Chile las llamadas en doctrina providencias o medidas cautelares son las medidas precautorias. debe analizarse si acaso la ley ha asignado un procedimiento especial y si no se así se aplica el procedimiento ordinario. lo que caracteriza un proceso es su vigencia por sí solo. En el de ejecución podemos subdistinguir cuatro categorías: Ordinarios: que equivalen. Su aplicación se produce normalmente.P C. consistiendo principalmente en multas y arrestos (art. al juicio ejecutivo de mayor y mínima cuantía (arts. en Chile.C. Se ha disentido si existe o no un proceso (procedimiento) autónomo de carácter cautelar. Según el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil. Pero los autores en su mayoría son contrarios a la tesis de Carnelutti. 2° C. pero que tienen vida autónoma y propia separados de ellos.). Carnelutti dice que el proceso cautelar constituye un proceso separado. establecidos por la ley para cumplir la sentencia quedando entregados al criterio del tribunal. Por razones obvias.C. Especiales: Entre otros pueden citarse en Chile los relacionados con las prendas (especial.C. además tiene una aplicación general. pues su tramitación es concentrada. 434 y siguientes y 729 y siguientes C. No hay autonomía en la providencia cautelar.). Además. Sumario: Son los que tienen características comunes con los procedimiento ordinarios y especiales. como el cumplimiento de la sentencia en juicio de hacienda (mediante decreto supremo) y cumplimiento de sentencia en juicio de desahucio y otros de arrendamiento (lanzamiento). del C. 231 y sgtes. Supletorios: Reciben aplicación en los casos que no hay medios compulsivos. el llamado juicio sumario tiene una aplicación especial en todos aquellos casos en que la ley lo hace aplicable especialmente y que se encuentran enumerados en dicho precepto y. en general.). de mera certeza o constitutivos. industrial. de una tramitación rápida para que la acción sea eficaz como se indica en el inciso primero de ese precepto. 238 C. Los sumarios participan de características del ordinario ya que pueden ser declarativos. como antes se expresó en todos los casos en que la acción (pretensión) deducida. RESUMEN 27 . requiera por su naturaleza. entonces.P.P.Especial: Es aquél que sólo se aplica a los asuntos para los que ha sido expresamente previsto (art. en aquellos casos en que la acción deducida requiere de una tramitación rápida para ser eficaz. Cautelares: El demandante tiene la facultad de impetrar medidas que aseguren el cumplimiento de la sentencia que eventualmente le será favorable. Incidental: Se sigue ante el mismo tribunal que dictó la sentencia en única o primera instancia siempre que su aplicación se solicite dentro de 1 año contado desde que la prestación contenida en el fallo se hizo exigible (arts.P. participan de las características de los especiales. agraria) y otros que establecidos en el propio Código de Procedimiento Civil. pues el fin de éstas está subordinado completamente al proceso (procedimiento) propiamente tal. Primero.). Clasificación del proceso de ejecución.

1. 5. Kohler. se infiere que durante esta primera etapa del derecho romano.. De estas circunstancias y del carácter de la formula. constituye una categoría especial de éste.etc) 4. no puede existir litiscontestatio si las partes de 28 . pero trasladadas al penal con algunas características diferenciadoras. De acuerdo con la evolución histórica acerca de la naturaleza jurídica del proceso. A) “Esta teoría arranca del derecho romano y específicamente del contrato de litis contestatio. lo que limita el poder del juez para su resolución. Chiovenda. Al comienzo.- (POTHIER. AUBRY Y RAU. Aplicable casi enteramente al proceso civil. Relación jurídica: Relación jurídica procesal (Von Hellwig.CIVIL COGNICION ORDINARIOS ESPECIALES SUMARIOS CAUTELARES ORDINARIOS ESPECIALES INCIDENTALES SUPLETORIOS DE MERA CERTEZA CONSTITUTIVOS DE CONDENA EJECUCION PENAL ACCION PRIVADA ACCION PUBLICA ACCION MIXTA IV. Las partes exponen su derecho ante el pretor. La determinación de la naturaleza jurídica del proceso reviste importancia porque con ello se precisa la legislación que debe aplicarse. Wach. Situación Jurídica: Goldschmidt. Relación Jurídica compleja: Carnelutti. sobre todo en los procesos penales de acción pública. Proceso Institución: Jaime Guasp. en el cual determinan el conflicto. 2. A) Esta teoría aplica la figura privatística del contrato para explicar la naturaleza jurídica del proceso. Cuasicontrato: Cuasicontractualista (cuasicontrato de "litis contestatio") 3.Contrato: Contratactualista.TEORÍA DEL DEMO1OMBE) CONTRATO. 6. se han sostenido las siguientes teorías: 1. Esta teoría supone la existencia de un contrato entre el demandante y el demandado. Determinar la naturaleza jurídica del proceso consiste en establecer si el proceso puede ser explicado a través de alguna de las figuras jurídicas conocidas por el Derecho o si por el contrario.NATURALEZA JURIDICA DEL PROCESO. la que supone en forma expresa o implícita un acuerdo de voluntades. el proceso se desenvuelve como una deliberación más que como un debate. hablando libremente tanto entre sí como con el magistrado. Bulow.

36 C) Esta explicación responde a la idea filosófica de Rosseau del contrato social. entendido como un hecho voluntario. Existe un hecho voluntario y licito del demandante al acudir a los tribunales para la solución del conflicto. 2. se afirmó que el efecto entre las partes de la cosa juzgada no era otra cosa que la consecuencia lógica del principio que las convenciones sólo afectan a los contratantes.. E) De lo expuesto aparece que esta teoría no explica el proceso en sí. D) Esta teoría tuvo el mérito de ser el primer intento de sistematización respecto de la naturaleza jurídica del proceso. 35 B) La doctrina francesa de los siglos XVIII y XIX continuo considerando que el juicio suponía la existencia de una convención entre las partes. pero ella ha perdido toda vigencia a la fecha. el acuerdo entre las partes llamado contrato judicial. se procedió por descarte a encuadrar la figura del proceso en una de las fuentes de las obligaciones. en cuanto la sujeción de la voluntad individual a la autoridad dentro del proceso deriva de un contrato entre las partes. con efectos semejantes a los que tuvo en la etapa anterior. Buenos Aires. sino alude a la institución que lo origina. por el cual ambos litigantes aceptan someter a la decisión del juez el litigio que los divide. C) La existencia de una voluntad coaccionada explicaría al proceso como un cuasicontrato judicial. Ediciones Depalma. Páginas 126 y 127. Más que un juicio. a través de la teoría del contrato resulta imposible explicar los procesos en rebeldía. De acuerdo con ello. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. por faltar la existencia de una de las partes de éste. lícito y que genera obligaciones. ya en el siglo V. aún contra sus deseos.TEORÍA DEL CUASICONTRATO (DE GUÉNYVEAU) A) Descartada la figura del contrato para explicar la naturaleza jurídica del proceso. y que la fuente de la cosa juzgada es la convención. la idea de litis contestatio como una ficción jurídica. esta teoría del cuasicontrato tampoco nos puede explicar la existencia de los procesos en rebeldía. sólo resta explicar el proceso por la fuente cuasicontrato. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. esto es. Sin embargo. Sólo subvirtiendo la realidad de las cosas se puede ver en el proceso un acuerdo de voluntades en que conmina al adversario. este fenómeno debe considerarse como un arbitraje ante el pretor. ya que el proceso no se origina en un hecho ilícito. en la cual ambos litigantes se hallaban de acuerdo en aceptar la decisión de su conflicto por el juez. a contestar o defenderse. Acontecido ello. B) Esta teoría emana de la constatación de la ausencia de una voluntad enteramente libre del demandado para la generación del proceso. usando el método de descarte se excluye al delito y cuasidelito civil. Asimismo. no efectúa ningún acto voluntario 35 36 Eduardo Couture. que se encuentra en la situación de rebelde. en los cuales no se puede llegar a configurar una convención judicial para la generación de un proceso. 1985 29 . 1985 Eduardo Couture. sin embargo. Páginas 127. y también de parte del demandado. El proceso romano era arbitral y no jurisdiccional y de ahí la limitación del juez en la resolución del conflicto. Buenos Aires. lo que no se justifica en un proceso en que el juez desempeña una función pública. puesto que el demandado. Ediciones Depalma. quien en forma voluntaria concurre a defenderse en éste. En el derecho moderno sabemos que la obligatoriedad de la sentencia emana de la ley de modo que carece de sentido justificar el imperio o vinculación del fallo desde un punto de vista privado. el derecho justinianeo hace subsistir. Por otra parte. por lo que descarta al contrato como instituto para explicar la naturaleza jurídica del proceso. tales formas se van despojando de su primitivo contenido.común acuerdo no lo quieren. Cuando más adelante.

STEIN) A) Esta teoría fue enunciada por el insigne procesalista alemán Oscar von Bülow. De acuerdo con ello.Pág.E) En cuanto a la forma y los sujetos entre los cuales se generaría la vinculación subjetiva del proceso se han formulado diversas teorías: 37 Francisco Hoyos H. desde un punto de vista civil y por la vía de descarte de las diversas fuentes de las obligaciones. constituidos por poderes y deberes que pueden ejercerse en los diversos actos procesales previstos en la ley. Hasta esa fecha. 37 B) Por relación jurídica debe entenderse toda vinculación intersubjetiva regulada por la voluntad de la ley. y de las partes de comparecer.. creado a petición de parte. D) La relación jurídica crea derechos y obligaciones recíprocas. para la obtención de la solución del conflicto a través de una sentencia que produzca cosa juzgada.. en particular la expresión “in judicio quasi contrahimus”. no se tuvo en cuenta que en el propio Código de Napoleón las fuentes de las obligaciones no eran cuatro sino que cinco. y específicamente en el art. Temas Fundamentales de Derecho Procesal. que los unen entre sí. Revisadas con posterioridad la fuente citada se verificó que la interpretación en referencia era equivocada por cuanto el sentido exacto era una referencia al contrato. ejercer sus facultades y de acatar las resoluciones del Tribunal. F) En este método de descarte. de quienes la tomaron los autores de más prestigio en Italia. 19 del proyecto de Vargas Fontecilla del Código de Procedimiento Civil. cual figura es la que nos permite determinar la naturaleza jurídica de éste. y especialmente por Giuseppe Chiovenda. 30 . según la naturaleza del asunto. HELLWIG. profesor de la universidad de Giessen en el año 1868 en su obra “La teoría de las excepciones y presupuestos procesales”. como la obligación del juez de proveer y sentenciar. 152. lamentablemente. De acuerdo con ello. Valiéndose de una interpretación de la Ley 3 De Puculio. formados en las enseñanzas de los maestros alemanes. Editorial Jurídica de Chile.(Mario Mosquera R). es posible de examen de nuestra Jurisprudencia encontrar diversos fallos en los cuales se hace referencia a la explicación del proceso como un cuasicontrato de litis contestatio. en razón de la actuación del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales que impone a todos sus intervinientes una forma de actuar regulada. demandado y juez) se crean vínculos o ligámenes. D) Esta teoría también pretende explicar el origen del proceso y no el proceso mismo. se sostuvo que ello era prueba de la naturaleza cuasicontractual del origen del proceso. 1987. C) Entre los sujetos del proceso (actor.EL PROCESO COMO RELACIÓN JURÍDICA (BULOW. Una especie de esta relación jurídica es la relación jurídica procesal. generando poderes y deberes en relación con los actos procesales. WACH. omitiendo considerar la ley para los efectos de determinar la naturaleza jurídica del proceso. 3. La cuestión se centra en explicar. se señaló que el proceso es una relación jurídica específica regida por la ley. discípulo de Adolfo Wach. KHOLER. se ha definido la relación jurídica procesal como “el vínculo jurídico. y por consiguientemente en Chile hasta la década del 1950.destinado a manifestar su voluntad de aceptar los resultados del proceso que se sigue en su contra. E) Esta teoría imperó en España y en América. teoría que se puede reconocer también en los antecedentes legislativos. que es el vínculo o ligamen regulado por la ley que une a los sujetos del proceso.

. 31 . JUEZ ACTOR DEMANDADO E. G) Es una relación de Derecho Público. las que vienen a cerrar el triángulo. formal.3. ACTOR DEMANDADO E. por su intermedio a modo de ángulos. autónoma. sino que también de las partes entre sí. JUEZ ACTOR DEMANDADO F) Esta relación jurídica procesal se caracteriza por una relación jurídica de Derecho Público. dinámica. Al mismo tiempo observa que la relación no se da directamente entre las partes sino a través del juez. observando un contenido e intervinientes diversos de aquella.HELLWIG Afirma que la relación jurídica procesal no puede admitirse sin involucrar al juez ante quien las partes formulan sus peticiones y quien. compleja. en la cual no se dan sólo relaciones de partes a juez y de juez a partes.E. dicta resoluciones que impulsan la actividad procesal. y heterogénea. como lo es la jurisdicción. destinada a mantener la paz social y a solucionar los conflictos que se presentan entre los miembros de ella H) Es autónoma del derecho substancial.2.WACH Esta tercera posición considera la relación en forma triangular. excluyendo al juez como sujeto de dicha relación. puesto que está destinada a regular el ejercicio de la función pública que debe ejercer el juez.1. unitaria. por cuanto existe independientemente de la relación jurídica material.KOHLER Sostiene que la relación jurídica procesal se concibe como vínculos recíprocos entre demandante y demandado a modo de dos líneas paralelas. a su turno.

Temas Fundamentales de Derecho Procesal. Temas Fundamentales de Derecho Procesal. y presupuestada por la ley. ya que éste es parte con o sin su voluntad o concurso. Desde el punto de vista de su existencia depende de la voluntad manifestada en forma legal por el actor. los que le otorgan un carácter unitario y no de diversidad. Además. Es el emplazamiento válido el instante que marca su vinculación necesaria a la relación procesal. Editorial Jurídica de Chile. resolviendo la cuestión controvertida. toda vez que durante su transcurso puede presentarse un equivalente jurisdiccional. El proceso se presenta como una unidad.. pudieren corresponderles o a que pudieren estar sujetas. por ende. Esta relación es dinámica y continua por cuanto debe encontrarse en movimiento y atravesar distintas etapas que lo conforman (instancias. con eficacia de cosa juzgada. K) Es dinámica. porque a pesar de que las relaciones jurídicas que en el se producen son varias. si bien puede éste sustituido por el demandado ante la inacción de aquel. su pasividad no detiene la relación la que puede desenvolverse a instancia del demandado. salvo que aquel se desista. De modo que si bien para su nacimiento depende de la voluntad del actor. permitiendo la resolución del litigio. que da su tónica al proceso: durante el proceso no se sabe quien tiene la razón.. 39 La relación jurídica no supone la necesaria comparecencia o intervención del demandado. moviéndose progresivamente a un fin. 32 . Durante su desenvolvimiento la relación jurídica procesal supone un estado de incertidumbre para las partes.Pág. Desde el punto de vista de su desarrollo depende en el juicio civil también el impulso indispensable del actor. y se extiende en forma sucesiva en el tiempo cubriendo diversas etapas y fases. aún antes de que se llegue a una sentencia. Así. todos los cuales deben ejecutarse en la forma preestablecida por la ley. La relación jurídica procesal se desarrolla. sin perjuicio de estar todos ellos vinculados a una finalidad común.. 38 39 Francisco Hoyos H. Editorial Jurídica de Chile. en cuanto todos los hechos. ejecución). por cuanto encuentra su fuente en la ley.Debe desarrollarse en forma continua a través de una serie sucesiva de actos de las partes y el tribunal que la conforman hasta la solución del conflicto. De ahí deriva la necesidad de dar a las partes los medios para hacer valer sus razones y los fundamentos de los derechos y obligaciones que eventualmente. como institución teológica que es el proceso: la solución del conflicto o litigio. Francisco Hoyos H. Se trata de una relación en movimiento hacia una meta precisa: la decisión jurisdiccional. M) Es una relación heterogénea.. La complejidad del proceso es la resultante de la multiplicidad de derechos y obligaciones que la constituyen. 155.Pág. L) Es formal. todas ellas están orientadas a la consecución de un mismo fin. generador de derechos y obligaciones de eminente carácter estático. pone término a dicha incertidumbre.La relación jurídica sustancial se caracteriza por la homogeneidad del vínculo que lo crea. es necesario tener presente que esta relación puede terminar en cualquier momento. en un contrato. existe un solo vínculo entre dos personas. y opera. recursos. Solamente la sentencia final. en el sentido de que las relaciones recíprocas que se traban entre los sujetos en forma bilateral se enlazan y coordinan en función de un fin común. 1987. 154. 38 J) Es compleja en la medida que comprende un conjunto de derechos y obligaciones de los sujetos del proceso. 1987. se desenvuelve. se verifican en forma continuada y constante. actos y negocios procesales inherentes a la relación jurídica procesal presentan idéntico carácter (son públicos).I) Es unitaria.

603 inc. al no recaer la resolución que le da curso en la primera presentación efectuada en el juicio. preclusiones. Además. 1. pudiendo en tal caso ella serle notificada por el Estado Diario.. solicitar alimentos provisionales. aún cuando el demandado no conteste la demanda. etc. En efecto. La notificación personal de la demanda puede verificarse en forma personal en persona (art. y art. consistente en la notificación válida de la demanda.5. en que se configura en la primera o única instancia por la concurrencia de dos elementos: la notificación válida de la demanda y el transcurso del termino de emplazamiento. por lo que nuestra jurisprudencia ha entendido que la notificación de ella no genera la constitución de la relación jurídica procesal. puesto que el legislador exige que sólo que se enuncie la pretensión que se hará valer con posterioridad y someramente los fundamentos de ella (art.603) Nosotros pensamos que este es el instante a partir del cual existe la relación jurídica procesal. 287). Los detractores de esta teoría sostienen que se trata de preceptos específicos y que no poseen alcances generales para la determinación del momento en que debe existir juicio. N) En Chile. Esta teoría encuentra su respaldo legal en los artículos del Código Civil: Art. se ha aceptado la teoría de la relación jurídica procesal tanto por un sector de nuestra doctrina como la mayoría de nuestra Jurisprudencia. (1. plazos fatales. en forma personal al demandado de conformidad a lo previsto en el artículo 40 del C.De acuerdo con 33 . la pretensión no se hace valer. por regla general.En la relación jurídica procesal existe multiplicidad de vínculos que están constantemente variando y combinándose. Respecto al instante en el cual se traba la relación jurídica procesal se han sustentado dos teorías: a) Para algunos. pero para que ella se constituya en forma válida requiere la concurrencia del segundo elemento consistente en el transcurso del termino de emplazamiento. sobre pago por consignación. El primer requisito. la pretensión se debe hacer valer por el actor al momento de presentar la demanda. requiere para su cumplimiento que ella y la resolución que le da curso se notifique. 1. y la pretensión que se hace valer es la que constituye el elemento objetivo del proceso desde el punto de vista de éste. plazos no fatales. sino que tienen por objeto proteger intereses de terceros (art.P. se genera el estado de litispendencia. la relación jurídica procesal se constituye una vez que se ha verificado el emplazamiento. debemos tener presente que las medidas prejudiciales no contienen la pretensión que se hará valer en el proceso. puesto que a partir de ella es posible solicitar medidas precautorias. etc. El vínculo contiene estructuras comunes y estructuras diversas para llegar al fin: facultades. Tratándose de las medidas prejudiciales. 40) o en forma personal subsidiaria (art 44) .. En caso que el procedimiento se hubiere iniciado por una medida prejudicial y ella hubiere sido notificada al demandado.911 relativo a la cesión de derechos litigiosos. 1911) o de evitar la existencia de situaciones poco claras. por tratarse usualmente de la primera notificación que se ha de practicar en el proceso. o que produzca su notificación por la ocurrencia de las notificaciones tácita y presunta. en tal caso no se le practicará obligatoriamente la notificación personal de la demanda que se presente posteriormente. b) Para la mayoría. sin perjuicio de ser posible aplicar además la notificación de ella por avisos.C. la relación jurídica procesal se constituye con la notificación valida de la demanda. La determinación del momento en que se constituye la relación jurídica procesal reviste particular importancia. promover incidentes.

por lo que siempre y cualquiera que sea el procedimiento civil contemplado en ese Código. lo que debe hacer en termino fatal o no fatal. ampliable en tres días si la notificación se verifica fuera de la comuna que sirve de asiento al tribunal pero dentro de su territorio jurisdiccional. según sea el procedimiento preestablecido en la ley. O) A esta teoría de la relación jurídica procesal se le han formulado dos objeciones. y de 8 días. y ampliable más los días que contempla la tabla de emplazamiento si la notificación al demandado se verifica fuera del territorio jurisdiccional del tribunal (arts 258 y 259 del C. que los derechos y obligaciones procesales. 40 Derecho Procesal Civil.P.C. Jaime Guasp Pág. Notificada la demanda nace para el demandado la posibilidad de defenderse.C. En el juicio ordinario es termino de emplazamiento para contestar la demanda es de 15 días. En caso que no se hubiere cumplido con estos requisitos de la notificación valida de la demanda y el transcurso del término de emplazamiento el procedimiento será nulo. y finalmente.). El termino de emplazamiento. la contestación de la demanda deberá efectuarse dentro del termino de emplazamiento que éste establece. El segundo elemento se encuentra constituido por el transcurso del termino de emplazamiento. que no hay realmente verdaderos derechos y obligaciones procesales. en el juicio sumario el termino de emplazamiento para contestar la demanda es de cinco días contados desde la última notificación.).ello. 35. 1998. (arts 768 N° 9 en relación con el art. si el requerimiento al ejecutado se verifica fuera del territorio jurisdiccional que conoce del juicio y se desean formular excepciones ante ese tribunal (arts. el cual por tener el carácter de fatal extingue el derecho de contestar la demanda por su sólo transcurso y por el sólo ministerio de la ley. entendido como el plazo fatal para que el sujeto pasivo del proceso se defienda varía según el procedimiento civil que se trate. En materia civil. y en consecuencia. 683 del C. en la actualidad debemos recordar que todos los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil revisten el carácter de fatal. La primera de estas objeciones da lugar a la teoría de la situación jurídica procesal. 34 . el termino de emplazamiento para oponer excepciones el ejecutado es de 4 días si el requerimiento del ejecutado se verifica en la comuna que sirve de asiento al tribunal. una medida prejudicial no permite que se tenga por constituida la relación jurídica procesal. que no afecten el fondo de la acción que se hubiere hecho valer.4ª edición. pero dentro del territorio jurisdiccional del tribunal . a la teoría de la institución jurídica procesal. en el juicio ejecutivo.P.P. En segundo lugar. más la tabla de emplazamiento.P. 40 4. la segunda. de 8 días si el requerimiento al ejecutado se verifica fuera de la comuna.. por el hecho de ser múltiples. sin necesidad de dictarse por el tribunal resolución alguna.C). En el juicio ordinario el demandado puede optar por oponer excepciones dilatorias dentro del termino de emplazamiento y antes de contestar la demanda. exigen la formulación de un concepto superior que los sintetice y que sirva para designar la unidad procesal.”En primer lugar. ampliable en los días de la tabla de emplazamiento si la notificación de la demanda al demandado se verifica fuera del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio (art.C. no genera el estado de litispendencia. 460 y 461 del C. 795 N° 1 del C.Civitas.). en caso que se hubieren incurrido en el procedimiento vicios respecto de él. y en contra de la sentencia definitiva que se dicte para resolver el conflicto podrá deducirse el recurso de casación en la forma.EL PROCESO COMO SITUACIÓN JURÍDICA GOLDSCHMIDT) (JAMES A) La teoría de la situación jurídica fue creada por el autor alemán James Goldschmidt en su obra “El proceso como situación jurídica”como una reacción frente a la teoría de la situación jurídica. aunque existan.

Se visualiza. y 545 del C. etc.Civitas. En el proceso no hay. 35.Civitas.. la cual se define por oposición a la correlación de deber y derecho que caracteriza a la relación jurídica. 35. Derecho Procesal Civil. ejercicio de derechos públicos al margen del proceso.41El juez no dicta sentencia porque esté obligado para con las partes. sino que sólo un estado o posición de cada una de las partes frente a una sentencia que se espera obtener dentro del proceso.O. ( art. expectativas.T. Pol. pues. La obligación del juez de dictar una sentencia no es una obligación procesal. 1998. En éste se observa para las partes un estado de incertidumbre. proyectos de resultados favorables. 162 y 170 C. omisiones que hacen disminuir dichas posibilidades. sino una obligación ex officio que.C. El actor que fundamenta adecuadamente su demanda aumenta las posibilidades de obtener una sentencia favorable. En síntesis de la actividad o inactividad de las partes depende en buena medida el resultado de la situación individual del actor y del demandado. sólo sumisión como ciudadanos al cumplimiento de deberes o. aspiraciones. 500 del C. 1998. P. Jaime Guasp Pág. Se entiende por posibilidades el mejoramiento de la posición para obtener una sentencia favorable en cuanto mediante un acto propio que la parte realiza en el proceso puede proporcionarse una ventaja procesal. el que se diferencia claramente de la obligación de acuerdo a lo siguiente: 41 42 Derecho Procesal Civil. cargas y liberaciones de cargas de cada una de las partes y que significa el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia judicial que se espera con arreglo a las normas jurídicas.T. traslada esa experiencia al proceso. Ej.B) El proceso no es una relación jurídica. Ej. 76 C. expectativas y cargas. Goldschmidt.) Las partes tampoco tienen verdaderos deberes ni derechos. porque el juez no está obligado para con las partes y porque entre los litigantes no existe ninguna obligación.. Se entiende por expectativas la esperanza de obtener ventajas procesales futuras de obtener una sentencia favorable. El demandado rebelde tiene la expectativa que se rechace la demanda por no estar debidamente fundada. sino que sólo posibilidades. El proceso es un equivalente de la guerra en el cual no existe derecho. Jaime Guasp Pág. que el actor se desista de la demanda. El concepto de carga procesal es el principal aporte de la teoría de la situación jurídica procesal. Se entiende por carga procesal el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés. sino que porque como funcionario público tiene ese deber. dependiendo de su cumplimiento o incumplimiento que mejore o se deteriore la posición que las partes ocupan en el proceso para los efectos de obtener una sentencia favorable.O. posibilidades.. 42No existen obligaciones entre las partes entre sí. P. toda vez que ella dependerá de lo fundada que este la pretensión.4ª edición.4ª edición. sino una mera situación. perspectivas. 2°. aunque no siempre ello será así. 35 .P. C) Fundado en la realidad de la guerra en que los derechos se desvanecen surgiendo expectativas. como un complejo de meras posibilidades de obrar. sin tener la necesidad que realizar un acto propio. como funcionario público corresponde al juez frente al Estado. D) El proceso como situación jurídica procesal representa el conjunto de expectativas. acciones que aumentan posibilidades de éxito. en su caso. 1°. una relación jurídica. Normalmente la omisión por parte del otro contendiente en la realización de un acto que le corresponde le acarreará un aumento de las expectativas de obtener una sentencia favorable. cargas y liberaciones de cargas. se proyecta subjetivamente la sentencia como una circunstancia dependiente de acciones u omisiones.

b) En la carga. en caso de incumplimiento se genera el derecho para la otra parte de exigir el cumplimiento compulsivo de la prestación. si el demandado opone una excepción. Liberación de carga se verifica cuando una parte es libre de no cumplir con cierto acto. E) Según Goldschmidt. Con el concepto de carga se puede explicar fundadamente la situación de la rebeldía del demandado en la contestación de la demanda. En la obligación la realización de la conducta es necesaria. y en cambio la situación jurídica parte de una formulación dinámica del derecho. sino en su estructura jurídica de carácter teleológico o finalista. Se trata de explicar que la contestación de la demanda no es obligación. En efecto. el incumplimiento no genera un derecho para la otra parte. ya que no existe la posibilidad para el actor de obligarlo compulsivamente a ello. La contraparte en caso que una parte no sobrelleve su carga no tiene derecho para exigirle compulsivamente que realice el acto procesal en beneficio de su propio interés. cuando el obligado realiza la conducta el interés que se tutela es el ajeno. Las principales cargas que podemos apreciar en el proceso es la carga de la afirmación que pesa sobre el demandante. En la obligación. En la obligación. c) En la carga. expectativas. sino ambas cargas procesales que no generan sanciones específicas sino perjuicios procesales en función de una sentencia favorable. la teoría de la relación jurídica procesal está basada en una formulación estática del Derecho . el demandado no tiene la obligación o el deber de contestar la demanda. Así por ejemplo. cuando el demandado no contesta la demanda. arresto. puesto que en caso de incumplimiento puede ser forzado a cumplirla. sin que de esta omisión se le pueda generar un perjuicio procesal. puesto que la posición de las partes en el proceso en relación a la obtención de una sentencia favorable se va transformando y variando continuamente y en cada instante de acuerdo a la forma en la cual cada una de ellas asuma las posibilidades. La situación 36 . cargas y liberaciones de cargas . que es donde mayor aplicación de ha dado a este concepto como podremos apreciar el próximo año al estudiar la teoría de la prueba. costas. muchas veces defectuosa o apartada de lo que debe ser el proceso.. y la carga de la prueba. el demandante no puede solicitar al tribunal que compulsivamente lo obligue a cumplir con ese deber. como multa.Así por ejemplo. o cuando el demandante no rinde prueba para acreditar su pretensión no puede el demandado pedirle al tribunal que compulsivamente obligue a ello a la contraparte. la carga de la defensa que recae en el demandado. La defensa se encuentra exclusivamente radicada en el demandado y a éste le corresponderá sobrellevar voluntariamente la carga que se le ha impuesto. La máxima contribución de esta teoría es la introducción al Derecho Procesal de la categoría o concepto de “Carga Procesal” que logra explicar adecuadamente la acción facultativa del demandado en el proceso separándola del concepto de obligación que presupone siempre una sanción específica. puesto que en tal caso ella se traslada al demandado. el actor queda liberado de la carga de probar los hechos en que fundamenta su pretensión. el interés que se tutela cuando ella es sobrellevada es el interés propio. F) La crítica mayor formulada a esta tesis es la de haber considerado una visión empírica y sociológica.a) La carga es una facultad que conlleva un riesgo para su titular. siendo voluntario el sobrellevarla. Según sus críticos es preciso buscar la naturaleza jurídica del proceso no en su realidad práctica.

ROCCO. B) Se funda esta teoría en las siguientes ideas: • El proceso es una realidad jurídica permanente. se ha señalado que la situación jurídica nos puede conducir a la ley de la selva. a la cual se adhieren las voluntades particulares de las partes. el proceso es situación jurídica compleja. pero no nos indica como debe ser el proceso. C) Como el proceso es una combinación de actos. Cada conflicto que se plantea durante su desarrollo implica una relación jurídica. Además. D) A esta tesis se le formula como crítica que decir que el proceso es un fenómeno complejo es sólo un punto de partida. Elemento objetivo o idea. y desde un punto de vista dinámico el proceso es un acto jurídico complejo. y elemento subjetivo o conductas singulares. se negó la existencia de una relación jurídica única. ya que la idea de actuación estatal siempre existe no obstante el nacimiento o la extinción de procesos concretos. porque el proceso es un CONJUNTO DE RELACIONES. • El proceso se sitúa en un plano de subordinación jerárquica. Es por ello. • El proceso tiene carácter objetivo. desde un punto de vista estático. se señala que esta teoría sólo persigue destruir la teoría de la relación jurídica procesal.EL PROCESO COMO ENTIDAD JURÍDICA COMPLEJA (CARNELUTTI. puesto que las partes poseen los medios para exigir dentro del proceso el cumplimiento de los deberes por parte del juez. con lo cual se rompe con el concepto de la unidad del proceso. No se justifica la exclusión del juez como parte del proceso y sometido en cuanto a sus deberes solo a las normas constitucionales y administrativas. 37 .. Se trata de constatar que se trata de un instituto más complejo que lo habitual. 5. 6.EL PROCESO COMO INSTITUCIÓN (GUASP) A) El proceso es un complejo de actividades relacionadas entre sí por una idea común objetiva.jurídica nos indica como puede tener lugar el proceso en la vida del foro. pero no establece una visión unitaria respecto del proceso. La característica principal es la PLURALIDAD de sus elementos estrechamente coordinados entre sí. Finalmente. puesto que el proceso aparece concebido como un medio para hacer aparecer y valer como derecho lo que no es derecho. se señala que ella no es aplicable al derecho procesal penal.. B) Dicha pluralidad puede examinarse desde un punto de vista normativo en cuyo caso el proceso es relación jurídica compleja. ya que su realidad trasciende las voluntades individuales. FOSCHINI) A) El proceso es una entidad jurídica de carácter UNITARIO y COMPLEJO. en el cual si es posible apreciar la existencia de derechos y obligaciones.

. interpretación y aplicación del derecho.. Esta tesis no excluye la aplicación de las otras teorías. por ello. Este fin satisface imperativos privados y públicos. En un sentido Genérico el fin del proceso es dirimir un conflicto de intereses sometido a los órganos de jurisdicción. Ello constituye un afianzamiento de la paz jurídica. fundación. de la prepotencia de los acreedores o de la saña de sus perseguidores”. 38 . tanto por la reconstrucción histórica de los hechos alegados. materias principales del Derecho. En este segundo aspecto especial relevancia tiene en el orden penal en que aparece con énfasis el principio de la legalidad o del “debido proceso”.FIN Y FINES PROCESALES DEL PROCESO En verdad los fines apuntados en los párrafos precedentes no pueden ocultar los fines del proceso como método o instrumento: 1) El fin del proceso es posibilitar un acto de conocimiento del juez. Esa garantía no sólo favorece al actor. C) A esta tesis se le formula como crítica: • Decir que el proceso es una creación del Derecho para lograr sus fines significa apuntar más que a su naturaleza jurídica a un aspecto jurídico-sociológico. A.LOS FINES DEL PROCESO...FUNCIÓN PÚBLICA DEL PROCESO Como institución el interés de la comunidad es la declaración y/o la realización del Derecho. El proceso ampara al individuo y lo defiende del “abuso de la autoridad del juez. el proceso es una garantía individual. C.• El proceso no es modificable en su contenido por la voluntad de los sujetos procesales. • Las actividades procesales están vinculadas entre sí por una idea común y objetiva. V. y 2) Su finalidad estrictamente procesal es posibilitar la declaración y/o la realización del derecho material. independientemente de la finalidad concreta que persigan los distintos sujetos intervinientes. como por la ubicación. • El proceso es adaptable a las necesidades del momento por la ley. • El concepto “institución”tiene diversas acepciones: establecimiento.FUNCIÓN PRIVADA DEL PROCESO El Derecho sirve al individuo. organización. satisface sus aspiraciones. Esa imprecisión es incompatible con una respuesta precisa y adecuada. B. sino en términos equivalentes al demandado.

En el proceso pueden distinguirse dos clases de elementos: los subjetivos y el objetivo. especialmente.VI. En la de Wach se reconoce plenamente al juez como sujeto: la relación jurídica se traba entre partes y el juez. Las partes pueden ser directas o indirectas. La relevancia varía según si en el procedimiento prima el principio dispositivo o inquisitivo. El elemento objetivo del proceso es el conflicto sometido a resolución del tribunal. Si prima el inquisitivo el juez pasa a ser el sujeto trascendental en la tramitación del procedimiento. sistema de la libre convicción y sistema de la sana crítica). 1. LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL PROCESO. La variante de Hellwigh considera que. en el orden penal: Ministerio Público... En la variante de Kohler el vínculo es sólo entre el demandante y el demandado. 1. 39 . Debe verificar la exactitud de las peticiones de las partes por examen de las pruebas. Si prima el dispositivo es más pasivo que las partes.si es sometido a proceso. Lo hace a través de las resoluciones judiciales que no tienen carácter de sentencia definitiva.. y el imputado.LOS ELEMENTOS DEL PROCESO. este Código y otras leyes le reconocen desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. La misión del juez como elemento subjetivo: a) Recibe las presentaciones de las partes. dependerá a su vez de la variante que se acoja.Las partes y el juez. el juez es sujeto indirecto. Si es la de la relación jurídica. aquí el juez no es sujeto.LOS SUJETOS DEL PROCESO: A.. sin perjuicio que existan otros intervinientes subjetivos del proceso que pueden llegar a ser partes en él. Los elementos subjetivos: Pueden considerarse tales las partes y el juez. Aquí intervienen los principios de mediación o inmediación.La calidad de sujeto en el proceso del juez dependerá de la doctrina que sobre la naturaleza jurídica del proceso se acepte. quien es a quien se atribuyere participación en un hecho punible en el nuevo proceso y que puede ejercer sus facultades y hacer valer sus derechos y garantías que la Constitución Política de la República. en el antiguo proceso penal. el denunciante -si se transforma en querellante. b) El juez resuelve o provee las presentaciones de las partes como medio de hacer avanzar el proceso.. que se integra por dos instituciones procesales trascendentes: la pretensión que hace valer el actor y las excepciones que opone el demandado.El Juez El juez tiene un papel decisivo y vital dentro del proceso. c) Tiene la gran misión de ponderar el valor de la prueba rendida por las partes (sistema de la prueba legal o reglada.y el inculpado . esto como la aplicación de un principio casi sin variación: la bilateralidad de la audiencia. la relación se traba entre las partes a través del juez.

No es lo mismo parte en un contrato de compraventa. 2. Demandado: “El que es llamado o provocado a tomar parte en el proceso.2. por hecho de otro ". el concepto rotundo que habitualmente se tiene de él. pues se parte de la preexistencia de un derecho. Existe. 2. parte "es cualquiera que promueva o en cuyo nombre se promueva un proceso y el que sea llamado o provocado por el hecho de otro a tomar parte en ese proceso o contreñido a someterse a él". Concepto Partiendo de la base de la doctrina que explica el proceso como una relación jurídica. es el sujeto pasivo: son las partes en el proceso las mismas de la relación substantiva material. Hay una diferencia formal y material en el análisis de la idea de parte. El ejemplo sobre la nulidad lo explica: Quien demanda la nulidad es el sujeto activo. Emana este concepto de la doctrina clásica sobre la acción. d) Ya en relación con las doctrinas modernas sobre la acción materia da la que nos referiremos más adelante. porque la sentencia que se dicte va a afectar sólo a los que han sido parte en el juicio. Importa aquí el titular del derecho y el obligado correlativamente.Doctrinas existentes respecto a la idea de parte: a) Son parte en el juicio. El concepto de interés no es. Demandante: “Es quien promueve o en cuyo nombre se promueve el proceso ".1. nunca el demandante podría perder un juicio. Si el concepto fuere el clásico. Esta circunstancia de actuar en nombre propio o en nombre ajeno se relaciona con el interés que tiene una persona en el reconocimiento de una situación jurídica. b) Son partes en el juicio los sujetos de la relación sustantiva material. Importa determinar con exactitud el concepto. que el de parte como sujeto de la relación procesal.d) La gran misión del juez como elemento subjetivo es fallar. En el sentido procesal. el titular de un derecho que se reclame y aquel a quien afecta la acción deducida. c) Parte es aquél que como actor o demandado tiene de cualquier modo una participación en el proceso. Quien se opone. Las partes mismas: 2. 40 . pues. Es diferente el enfoque del concepto de partes en la relación sustancial al concepto de partes en la relación procesal. Esta doctrina señala que se puede ser parte en un proceso sin actuar en él. pues. Otro concepto que podemos dar desde un punto de vista procesal es: "todo aquél que pide o frente al cual se pide en juicio la actuación de la ley en un caso concreto". partes son los sujetos de la relación procesal. originar el acto jurídico procesal sentencia. se construye una concepción del concepto de parte: Parte “es en el proceso aquél que en nombre propio o en cuyo nombre se pretende la actuación de la Ley y aquél respecto del cual se formula una pretensión". un demandante o actor que provoca el movimiento de la jurisdicción.

ya que teniendo ésta puede no tenerse aquella. si la hay como se analizará más adelante. La capacidad para ser parte y la capacidad para ser sujeto de la relación procesal. y b) No estar afectado por ninguna incapacidad. para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros. Sus requisitos los establece la Ley Sustancial: basta ser sujeto físico y vivo (o una sucesión hereditaria en su caso). actúa pero representado. Capacidad para ser parte. capacidad para que la actuación judicial sea correcta. 2. Si está afectado por una incapacidad de ejercicio será parte. Esto incluye a todos los entes reconocidos por la ley. o no podrá ejercer determinados derechos. En el Código de Procedimiento Penal en cambio. Para saber cual es la capacidad para ser parte se aplican las reglas generales que están en el Código Civil o Penal. La capacidad procesal no es sólo la capacidad de ejercicio civil.. hay que eliminar lo que no tiene relación con la capacidad material y procesal. y 3.3 Clasificación de las partes.En el Código de Procedimiento Civil no existe ninguna regla de capacidad. A este propósito nace una institución: Es necesario tener "capacidad procesal”Qué es? Es la facultad para comparecer en juicio. 41 ..pide la actuación de la ley en un caso concreto. 2. Capacidad para ser parte: Para determinar si existe capacidad para ser parte. Para ser parte se requieren dos requisitos: a) Ser sujeto de derechos. Los elementos de la capacidad son tres: 1. pero a través de sus representantes legales. sin perjuicio de las incapacidades especiales señaladas en el Código de Procedimiento Penal. Debemos recordar que esta separación entre sujeto activo y pasivo se hace bilateral en la reconvención.. según la naturaleza de la acción de que se trata. 2. como ocurre en el Código de Procedimiento Penal (prohibiciones para denunciar y querellarse). El demandado o reo: es el ente pasivo dentro del proceso. Es aquel respecto del cual se pide la actuación de la ley en un caso concreto.Lo que se denomina "Jus Postulandi". b) Partes indirectas o derivadas: que son los terceros.4. Las partes se clasifican: a) Partes directas u originarias: que son el demandante o actor y el demandado o reo.Capacidad para actuar en el proceso: aún aquel que no tiene capacidad de ejercicio.Capacidad para ser parte.

1º. dándose los requisitos referentes a la capacidad para ser parte. 1º). etc. debiendo indicarse. curador por el pupilo. estudiantes inscritos en 3º.120 ver apéndice C. apellidos y domicilio de éste.C. y b) poder. procuradores del número. Respecto del demandante. en nuestro Código de Procedimiento Penal existen prohibiciones que constituyen verdaderas incapacidades especiales para actuar en el juicio penal. 4º o 5° años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de algunas de la Universidades autorizadas por el Estado.Si falta la capacidad en este aspecto el proceso es nulo. Esta capacidad se refiere a la posibilidad que tienen los incapaces para intervenir. Puede hacerse valer por el demandado mediante excepción dilatoria o incidente de nulidad procesal. En el nuevo Código Procesal Penal se contemplan prohibiciones para querellarse en el artículo 116. Sin embargo. o egresado de esas mismas Facultades que hubieren cursado 5° año y hasta tres años después 42 . La carencia de patrocinio tiene una drástica sanción: el escrito que no lo contenga cuando sea la primera presentación en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal no podrá ser proveído y se tendrá por no presentado para todos los efectos legales. su nombre. indicando el nombre. por este. De modo que aún existiendo capacidad general o representación legal. El abogado para poder actuar como patrocinante debe estar al día en el pago de su patente. apellidos y domicilio.P. El patrocinio se entiende constituido por la sola firma del abogado puesta en la solicitud respectiva. El medio de hacer valer la nulidad. las que siempre revisten el carácter de relativas. Capacidad para actuar. La Ley N° 18. ya que ellos limitan el ejercicio de la acción penal restringiéndolo. en esos casos no es posible constituirse en sujeto activo de las acciones penales. Esas incapacidades especiales o prohibiciones son absolutas en los casos que señala el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal y relativas en los que aborda el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal. puede hacer valer la nulidad. a través de un incidente de nulidad procesal. También puede hacerse valer por ambas partes y cumpliéndose los requisitos legales. es distinto según quien alegue. a través de un recurso de casación en la forma. Ellos pueden hacerlo a través de sus representantes legales (padre por el hijo. el primero referente a la acción penal pública y el segundo tanto a la pública como a la privada.) exige que las primeras presentaciones que las partes hagan ante los tribunales sean firmadas por un abogado en el ejercicio de la profesión (art. Jus Postulandi: Se traduce en la necesidad de cumplir dos requisitos procesales: a) patrocinio.) cumpliéndose siempre los requisitos y formalidades establecidos por la ley para ello y. además. por la vía indirecta. a) El patrocinio. Las resoluciones que el respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno (art. obviamente. sólo pueden ser mandatarios aquellos a quienes la ley faculta para ello: los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. En lo que dice relación con el mandato judicial.

materia esta.120). La capacidad o legitimatio ad processum es un presupuesto de validez para la adecuada constitución del proceso y para su válida prosecución y desarrollo. La falta de capacidad procesal o legitimatio ad processum genera la nulidad procesal y ella puede ser puede ser alegada por la vía de una excepción dilatoria o un incidente de nulidad procesal. el tribunal se limitará a ordenar la debida constitución del áquel dentro de un plazo máximo de tres días. tal aptitud se refiere a cualquier proceso en general y a ninguno en particular. este no estuviere legalmente constituido. Extinguido este plazo y sin otro trámite. Existen restricciones.de haber rendido lo exámenes correspondientes (art. sino que es necesaria una condición más precisa y específica referida al litigio de que se trata. Como la regla general es que ninguna persona pueda comparecer ante los tribunales sin otorgar poder a alguna de las personas que antes indicamos. para el solo efecto de realizar la práctica judicial necesaria para obtener el título de abogado. en cuanto a los mandatarios... que junto con los detalles. La legitimación procesal o legitimatio ad causam. Su falta determina la nulidad y consiguiente invalidación de los actor procesales realizados por la parte y de las resoluciones judiciales. Pero. para comparecer en los Tribunales Colegiados. inciso 4°) sanciona esa omisión de la siguiente manera: “Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato. La capacidad para ser parte.5. 2. Sin embargo. del patrocinio y poder. la capacidad procesal y el jus postulandi configuran la denominada legitimatio ad processum. abordaremos más adelante. En todo caso. la Ley sobre comparecencia en juicio (art. a. el juez debe corregir de oficio su falta en virtud de lo establecido en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. esto no basta para poder ejercer eficazmente los derechos o deducir determinadas pretensiones. 2º Ley N° 18.Concepto. es importante recalcar que la falta de mandato trae consigo también una sanción drástica. Las resoluciones que se dicten sobre ésta materia no serán susceptibles de recurso alguno". El requisito de la capacidad en su doble grado de capacidad para ser parte y de capacidad procesal de obrar. por el mismo sentido de esta exigencia. la legitimatio ad processum se confunde con la capacidad. Las Corporaciones de Asistencia Judicial pueden designar como mandatarios a egresados de las Escuelas de Derecho de las Universidades autorizadas por el Estado cualquiera sea el tiempo que hubiere transcurrido después de haber rendido los exámenes correspondientes. se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales.De acuerdo con ello. 43 . La capacidad o legitimatio ad processsum nos dice quienes pueden actuar en cualquier proceso por tener la aptitud requerida por la ley. aunque menor que la ausencia de patrocinio. La capacidad de las partes es uno de los presupuestos procesales de validez del proceso. Siendo la capacidad un presupuesto procesal de validez. resuelve el problema de la aptitud para figurar y actuar como parte en un proceso. entendida como quienes pueden actuar en cualquier proceso por reunir las aptitudes requeridas por la ley. 2°.

Editorial Temis. exige. sino que es necesaria una condición más precisa y específica referida al litigio mismo específico. y en virtud de la cual. que le permite obtener una providencia eficaz. etc. Madrid. sino en un determinado y específico. Teoría general del proceso. legitimatio ad causam o legitimación en la causa. Pero creemos que lo mejor es mantener la denominación tan conocida y antigua de legitimatio ad causam o legitimación en la causa. no ya en un proceso cualquiera. que dichas personas figuren como tales en el proceso. para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo. dentro de cada proceso. o poseedor del bien para ser demandado de reivindicación. es la consideración legal. Para reivindicar debe ser propietario. pero adversa a 43 Devis Echandía.1998. por ejemplo. Más correcto es hablar como lo hace Carnelutti de legitimación para pretender o resistir la pretensión.43. que es precisamente la legitimación procesal o legitimatio ad causam. v. se refiere a la relación sustancial que se pretende existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la decisión reclamada. La legitimación procesal o legitimatio ad causam.. Tal condición que se denomina legitimatio ad causam o legitimación procesal afecta al proceso no en su dimensión común. y. esa condición o cualidad que constituye la legitimación en la causa. 44 Por otra parte. para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo. 168. Ticio es un sujeto plenamente capaz (capacidad procesal) pero. o titular de un derecho real de goce. pues cualquier otro promotor del proceso podría tener perfectamente ésta.1984. pero no el derecho sustancial pretendido (por ejemplo: quien reclama una herencia o inmueble para sí.Para poder figurar y actuar eficazmente como parte. tiene legitimación en la causa por el solo hecho de pretender ser heredero o dueño. o subarrendador. La legitimación procesal es la consideración especial en que tiene la ley. dentro de cada proceso. para que la pretensión de fondo pueda ser examinada.Editorial Civitas. a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto litigio. y así sucesivamente. se nos ha señalado que la legitimación procesal es la consideración especial en que tiene la ley. Cuando el ordenamiento jurídico impone. 44 45 44 .. en virtud de la cual. Se puede tener la legitimación en la causa. Pág. La legitimación procesal . 45 “En los procesos civiles.administrativos. entonces. puede definirse como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso. exige. Pág.1984 Enrique Vescovi. a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto litigio. 196. Jaime Guasp. que sea sólo cierta clase de parientes la que pueda pedir una declaración de prodigalidad. o de legitimación para obtener sentencia de fondo o mérito. no basta con disponer de esta aptitud general de la capacidad o legitimatio ad processum. Tomo I. para ser demandado de desalojo deberá ser arrendatario. Tomo I. sino que es necesaria además poseer una condición más precisa y referida en forma particularizada al proceso individual de que se trate. Editorial Universidad. para demandar el desalojo. pero puede que no sea realmente heredero o dueño y por ello la sentencia será de fondo. Teoría general del proceso. subarrendatario. no está reclamando a los demandantes un grado de capacidad procesal. sino en lo que tiene de individual y determinado. a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y en virtud del cual se exige. respecto de un proceso particular. que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso. debe demostrar o que es arrendador. Derecho Procesal Civil. La sola capacidad procesal no basta para formular una pretensión y para oponerse a ella en un proceso. que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso. Pág298.gr. A su vez. sino que está afirmando o negando una condición más particular y determinada. laborales y contencioso.

1984. el demandante es su titular y el demandado el sujeto pasivo. “Creemos que se precisa mejor la naturaleza de esa condición o calidad o idoneidad.su demanda. o de intervinientes principales con derecho propio y situación personal. resulta que el derecho o la relación jurídica sustancial existe en verdad.1. Por lo tanto. o titulares parciales de interés sustancial en litigio.2. y el demandante la persona que según la ley puede formular las pretensiones de la demanda. Respecto de la legitimatio ad causam o legitimación en la causa se han formulado las siguientes clasificaciones: b. Legitimación en la causa secundaria es la que corresponde a quienes intervienen en el proceso. b. Editorial Universidad.En cuanto a las partes del proceso. entonces el demandante obtendrá sentencia favorable de fondo. de partes principales en el proceso. acusador. pues la legitimación será perfecta desde el momento en que. dependiente para su satisfacción de la suerte que corra el proceso el interés en el litigio de una de las partes principales (interventor adhesivo o coadyuvante). patrimonial o moral. Legitimación en la causa activa es la que corresponde al demandante y a las personas que posteriormente intervienen para defender su causa. 46 b. Págs. “Es decir. sino para coadyuvar a la situación de una de las partes (terceros coadyuvantes). Tomo I. el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación sustancial objeto de la demanda.Corresponde al demandante en el proceso civil. los sujetos del interés en la declaración y discusión sean el demandante y el demandado.. es decir. “Si además de existir la legitimación en la causa. debe examinarse cuales deben ser los sujetos de ese interés en el litigio. y al querellante.Clasificación. debido a que tienen su propio interés jurídico en ese litigio que puede resultar afectado o favorecido en la sentencia (interventor litis consorcial ad excludendum). y respecto del demandado en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante.En cuanto a las partes directas o principales del proceso. Teoría general del proceso.297 y 298. la sentencia será de fondo o mérito. “No se necesita ser el titular o el sujeto activo o pasivo del derecho o relación jurídica material (lo que supondría que esta siempre existiera) . Legitimación en la causa principal es la que se refiere a quienes tengan la calidad de demandantes o demandados. la legitimación en la causa consiste. aún cuando en realidad no exista). 45 . radica en ser titulares de un interés público sustancial. en el supuesto de que el derecho sustancial o la relación sustancial existan. “Y en cuanto a los terceros intervinientes. pero desfavorable a áquel.. en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda. sino del interés en que se decida si efectivamente existe (y por lo tanto. así: en los procesos contenciosos. más en caso contrario.. no para sostener una situación personal que debe ser resuelta allí. en caso de existir.. aunque el derecho sustancial pretendido por él no exista o corresponda a otra persona. Ministerio Público y 46 Hernando Devis Echandía. respecto del demandante.

Legitimación en la causa total es aquella que corresponde a las partes directas para los efectos de actuar tanto en la causa principal como en sus incidencias. b.299 y 300. sin privar por ello de legitimación a quien es titular del derecho subjetivo que se trata de tutelar. Teoría general del proceso. permitiendo que una persona actuando en nombre e interés propio afirme y ejercite derechos ajenos.3.En cuanto a su duración..5. y corresponde a los intervinientes parciales. Legitimación en la causa pasiva es la que corresponde al demandado y a las personas que posteriormente intervienen para controvertir la pretensión del demandante en la causa. sino que lo hace en lugar del titular de ella. o cuando un secuestre rinde cuentas. Legitimación en causa transitoria es aquella que se otorga para una determinada actuación en el curso del proceso.4. Legitimación en la causa parcial es aquella que exista para sólo ciertos trámites y fines determinados del proceso que no se relacionan con la decisión de fondo sobre la litis. Tomo I. Legitimación en causa ordinaria es aquella que corresponde al actor que afirma la existencia de una pretensión que le corresponde de acuerdo con el derecho sustancial y al demandado a quien le corresponde oponerse a la pretensión de acuerdo con el derecho sustancial. y de la herencia yacente en la cual actúan los albaceas. como ocurre en el caso del acreedor que 47 Hernando Devis Echandía. como ocurre en el caso del fallido que es representado por el Síndico.En cuanto a su naturaleza.Corresponde al demandado en el proceso civil. b... como es el caso de las partes del proceso quienes poseen la legitimación principal. b. Legitimación en causa permanente es aquella que existe cuando se tiene para toda la duración del proceso. 46 .demandante civil en el proceso penal. procesado. Editorial Universidad.. como ocurre cuando un tercero poseedor pide el levantamiento de un secuestro o embargo o se opone a ellos.1984. y al inculpado. Motivos de orden privado.). 47 b.. lo cual puede obedecer a las siguientes razones : 1. El legitimado parcialmente no está facultado para intervenir en los otros aspectos del proceso y el juez no debe oírlo cuando pretenda hacerlo.La ley priva de la legitimación procesal a los titulares de derechos subjetivos patrimoniales. La legitimación extraordinaria es aquella que se confiere por la ley una persona que no afirma la existencia como propia de una pretensión que se encuadre dentro de las normas del derecho sustancial. acusado y demandado tercero civilmente responsable en el proceso penal.. Págs.En cuanto a su extensión. quienes no pueden seguir interviniendo una vez que termina la cuestión incidental o transitoria para la cual están legitimados. La ampliación de la legitimación para obrar respecto de terceros que no son los titulares de una pretensión de acuerdo con el derecho sustancial y que no obstante se les permite actuar puede obedecer a alguno de los siguientes supuestos: a.La ley confiere legitimación extraordinaria a un tercero para la defensa de un derecho.(como el opositor a un secuestro o entrega de bienes.

para determinar la mejor forma de proteger los intereses existentes en la sociedad en caso de suscitarse conflicto respecto de ellos. la cosa juzgada alcanza al sustituido y no sólo al sustituto en virtud del nexo existente entre ambos. que es cuando se confiere una acción popular para los efectos de hacer valer una pretensión aun cuando no se trate de una persona directamente afectada con un hecho. como ocurre en los procesos laborales en relación con los Sindicatos. 50 de la Ley se señala que “son de interés individual las acciones que se promueven exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado. tratándose de la Ley de Protección de los derechos de los Consumidores. aquellos cuya titularidad pertenece a personas indeterminadas. se establece en el inciso 3º del art. 4º del art. como ocurre en el caso de la denuncia de obra ruinosa y acontecía con el ejercicio de la acción penal pública en el antiguo sistema procesal penal en que ella podía ser ejercida por cualquiera persona que poseyera la capacidad procesal. el sustituto es parte legítima y por ello puede ser sometido a confesión. 496. 3.” En este caso. no cabe dar mas que dar aplicación a las reglas de carácter general que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico. pudiendo el consumidor actuar personalmente o debidamente representado de conformidad con las reglas generales y conforme al procedimiento contemplado en el párrafo 1º de la del Título IV de la Ley. b) En el aspecto material. que agrupe al colectivo de personas físicas. en cuyo caso el consumidor a quien se le ha incumplido un contrato o se le ha producido un daño por un tercero mediante una acción u omisión que importe una infracción a la Ley. entendiendo por tales. y en general en los casos en que se permite la sustitución procesal. Establece normas sobre protección de los Derechos de los Consumidores modificada por la Ley 19. cuando se pretende salvaguardar los intereses de personas pertenecientes a un grupo amplio colectivo entre los cuales existe un vinculo jurídico. es que nos encontremos con la presencia del interés individual. pudiendo prestar confesión en cuanto parte material y procesal. En este sentido. no puede ser testigo ni perito y a ella se le impondrán la condena en costas. En este caso. no existiendo entre ellos vinculo jurídico alguno ni un ente. En el inc. pretende accionar directamente o debidamente representado para la protección de su interés. Motivos de interés público. 50 de la Ley 19. En nuestro Derecho. publicada en el Diario Oficial de 7 de Marzo de 1997. el Administrador de un Edificio de acuerdo a la Ley de Administración de Edificios. Tal sería el caso de la competencia desleal en España. en adelante la Ley que “el ejercicio de las acciones puede realizarse a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores”. El sustituido no es extraño al proceso y podría ser traído al mismo con fines de prueba. 2 Motivos de interés social.955. sea o no persona jurídica. resulta imprescindible determinar previamente su alcance para precisar los sujetos que pueden actuar y beneficiarse con el ejercicio de las acciones dentro del proceso.ejerce la acción subrogatoria. también la defensa de intereses difusos puede dar lugar a un ámbito de legitimación extraordinaria. 48 47 . lo que constituye la regla general en nuestro ordenamiento jurídico.48 Los efectos que se generan en esta ampliación extraordinaria de la legitimación en la causa son: a) En su aspecto formal. En primer lugar.

En los casos en que se actúa en el proceso para la protección del interés individual no cabe más que dar aplicación a las reglas generales contempladas en nuestro ordenamiento. 50 de la Ley se señala que “son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores. 50 de la Ley se señala que “son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos. que la habilita para ejercer las denominadas acciones de clase. lo que nos conduce además a delimitar claramente los tribunales que deben ser competentes para conocer de dichos conflictos y ampliar las normas existentes para determinar la identidad que deben utilizarse para configurar la litispendencia y cosa juzgada que debe regir entre los procesos en que se dé la relación de identidad. Las acciones de clase como su nombre lo indica requieren necesariamente como trámite previo determinar las personas que pertenecen a ella. 5º del art. En el inc. en los cuales nos encontramos en presencia de una pluralidad de personas que no se encuentran ligadas con uno o mas terceros por un vínculo contractual previo. entendiendo por tal. sin que se presenten mayores complejidades que resolver a este respecto. obteniendo su representación del proceso. En segundo lugar. A diferencia de lo que acontece con los intereses colectivos. y se han justificado en el derecho comparado porque conducen a un principio de economía procesal al evitar la multiplicidad de procesos respecto de un mismo conflicto. sino que mas bien en términos genéricos a una entidad pública a quien se le atribuye semejante facultad. legitimación. etc. En tercer lugar. mediante la denominada certificación. ya sea para impedir que se tramiten procesos paralelos sobre un mismo hecho a través de la litispendencia. obteniendo del proceso el título de su representación. En este caso claramente deben contemplarse normas claras y precisas que tengan por objeto ampliar la legitimación de actuación por terceros que se encuentren bajo una misma situación de hecho. no necesariamente al órgano contemplado en nuestra legislación. cosa juzgada. En el inc. y por otra parte. adopta las medidas para conferir a una persona la adecuada representación de todos los miembros de una clase. adoptándose las medidas para que se haga cesar la acción u omisión que atenta en contra de un bien público. sino que pretenden impedir que con su acción u omisión afecten intereses de carácter público. como para impedir que procesos que se encuentran terminados puedan pretenderse ser reiniciados mediante la excepción de cosa juzgada. cabe concebir la existencia de los denominados intereses difusos. en los cuales existe una 48 . se encuentren presentes o no en dicho proceso. nos encontramos más bien ante verdaderas medidas de carácter cautelar que tienen por objeto impedir que se causen daños. como son las relativas a la comparecencia en juicio. se permite actuar a uno en representación y en beneficio de todos aquellos que se encuentren en su misma situación. En este caso.” En este caso. permitiéndose actuar a una determinada persona en representación y en beneficio de todos aquellos que se encuentren en su misma situación.” Para remediar la situación de los casos en que varias personas se encuentran afectadas por una misma situación de hecho derivada de un incumplimiento contractual que les es común se han generado en el derecho comparado las denominadas acciones de clase o la legitimación para obrar en su presentación al Ministerio Público. ligados con un proveedor por un vínculo contractual. debemos reconocer la existencia de los que se han denominado intereses colectivos. competencia. en cuyo caso estamos ante la presencia de una pluralidad de personas que se encuentran ligadas con uno o mas terceros por un vinculo contractual previo. 6º del art. pero que ante el incumplimiento de una obligación común a todos ellos.

por lo que no cabe pretender que se indemnicen los daños en beneficio de una clase. reviste gran importancia dado que si se ejercen acciones individuales. que para la protección de los intereses difusos se ha estimado que no procede el ejercicio de acciones individuales.Que la actividad u omisión de la contraparte origen del litigio ha sido debida a motivos comunes a la clase. sino que mas bien se adopten las medidas en beneficio de la comunidad para que se llegue a precaver el atentado que se pretende causar a un bien público. en los intereses difusos el afectado es la comunidad en general. lo que si sucede con el ejercicio de las acciones de clase. Lo anterior. o c. que no han contratado un bien o servicio. Es por ello que para ejercer la acción de clase se ha exigido en el derecho comparado la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos: a. permitiéndose sólo en virtud de una calificación judicial previa que actúen en su representación personas a quienes convencionalmente o el legislador no le ha conferido dicha representación. Para los efectos de graficar esta situación podemos señalar que existe un interés colectivo si a varias personas se les vende un producto diverso al contenido en una determinada publicidad o se le cobra por un determinado bien o servicio un precio mayor a aquel contratado.. aún siendo miembros de la clase. ejercitadas individualmente por los miembros de la clase conllevan el riesgo de originar sentencias contradictorias o si dichas sentencias pueden dificultar la tutela de los derechos de quienes permanezcan extraños al proceso. puesto que tienen por objeto alterar el principio general que una persona se beneficia o perjudica sólo por las acciones que ejerce por sí o debidamente representada por quien convencional o legalmente es procedente. en los intereses difusos ello no es posible dado que lo que tiende a precaverse o repararse es la acción u omisión anómala que se comete respecto de un bien que no le pertenece a la clase. 49 . el que generará efectos de carácter general y no meramente individual como acontece debido a la identidad de partes que se exige en la institución de la cosa juzgada. b. sino que tan sólo por parte de agrupaciones colectivas o del representante público encargado de proteger dichos intereses. y en cambio. que actúan representados por un tercero en virtud de una autorización judicial. en cambio existe un interés difuso.multiplicidad de daño causado a diversas personas.. Por razones de economía procesal y de seguridad jurídica se han contemplado para la protección de los intereses colectivos y difusos las denominadas acciones de clase. sino que más bien a la comunidad en general. De acuerdo con ello. ella no generará efectos absolutos. si una o mas personas.. Estas acciones de clase revisten un carácter excepcional respecto de las acciones individuales. pero actuando por muchos y en un solo proceso. en los intereses colectivos cabe siempre contemplar el pago de una determinada indemnización en beneficio de los sujetos que han actuado como clase en el proceso y que han experimentado un daño material.Que el tribunal considere que las cuestiones fácticas o jurídicas comunes a los miembros de la clase predominan sobre las cuestiones que afectan individualmente a los miembros y resulta que la acción de clase es el único instrumento procesal apropiado para la resolución de la controversia. reclaman porque una determinada publicidad no cumple con las reglas establecidas en la ley o porque en un determinado contrato se contemplan cláusulas abusivas respecto de quienes desearen contratar dicho servicio. Es por ello.Que el enjuiciamiento de acciones separadas. haciendo apropiada una sentencia final inhibitoria o declarativa común a todos los miembros.

Como se ha señalado acertadamente respecto de la admisibilidad. b) Una Asociación de Consumidores constituida. no se podrá seguir adelante con la reclamación. “en el Proyecto original no se consultaba este trámite.Procedimiento indemnizatorio en los procesos de protección de intereses colectivos o difusos. previa certificación de la concurrencia de los requisitos que la hacen procedente.. Creemos que claramente estos tres procedimientos deben llevarse a cabo ante el mismo tribunal. y que cuente con la debida autorización de su asamblea para hacerlo. 51 Nº 4). en un procedimiento breve. “En la propuesta originada en la Cámara esta declaración de admisibilidad le correspondía a la Corte de Apelaciones respectiva. se puede constatar que el propósito del legislador con la última modificación legal ha sido contemplar. las multas y las indemnizaciones si primero la Corte de Apelaciones respectiva no califica la seriedad y atingencia de la reclamación y sus fundamentos”. estableciéndose un procedimiento para garantizar un justo equilibrio entre los derechos difusos y colectivos de los consumidores y los derechos y justo proceso de los proveedores. que fue incorporado durante la tramitación en la Cámara de Diputados.Dado que la acción de clase constituye una situación de carácter excepcional... la parte demandante no requerirá acreditar la representación de consumidores determinados del colectivo en cuyo interés actúa. Del estudio de la Ley. o c) Un grupo de consumidores afectados en un mismo interés.Procedimiento declarativo para la protección de intereses colectivos o difusos y c..por medio de la cual la Corte de Apelaciones respectiva. En cuanto al procedimiento de certificación. con seis meses de anterioridad a la presentación de la acción. en número no inferior a 50 personas. 51 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores sólo se encuentran legitimados para presentar la demanda en protección de dichos intereses las siguientes personas jurídicas o naturales: a) El Servicio Nacional del Consumidor. debidamente individualizados.. la que debía pronunciarse en cuenta. Cuando se trate del Servicio Nacional del Consumidor o de una Asociación de Consumidores. dada la estrecha vinculación que existe entre ellos. los siguientes procedimientos: a. pero estableciendo que corresponderá al propio tribunal declarar la admisibilidad 50 .. De conformidad a lo previsto en el Nº1 del art. y porque además permite que se establezcan criterios uniformes para los efectos de resolver las materias que se promueven ante él. “En la discusión general se estableció que “se establece la exigencia de una certificación de admisibilidad.( Art.. y su finalidad es declarar que concurren los requisitos para que se tramite una acción de clase en defensa de un interés colectivo o difuso. debemos tener presente que reviste el carácter previo y contencioso.. a lo menos.Procedimiento de certificación previo para determinar la procedencia del ejercicio de acciones para la protección de intereses colectivos o difusos b.. “Fue durante la tramitación en el Senado que la Comisión de Economía acordó mantener el trámite. como una manera de evitar que las normas protectoras de los consumidores se prestaran para abusos en contra de los proveedores. Es decir. calificará la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para iniciar el procedimiento. en relación a la protección de los intereses colectivos y difusos. requiere que ella sea previamente autorizada en cuanto a su ejercicio por parte del tribunal.

Lexis Nexis. que corresponde a la actual redacción del art. Para declarar la admisibilidad. 115 a 117.Interrupción de la prescripción.c) y d) PLC. corresponde al propio tribunal declarar la admisibilidad de la acción deducida para cautelar el interés colectivo o difuso de los consumidores. 52 LPC. b) Que la conducta que se persigue afecta el interés colectivo o difuso de los consumidores en los términos señalados en el artículo 50. a. b).52 LPC. 52).2. Requisitos de la acción.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Para tal efecto en la solicitud de admisibilidad de la demanda. el cómputo del nuevo plazo de prescripción se contará desde que la sentencia se encuentre 49 Gonzalo Cortez Matcovich. 51 . reparación y devolución de dinero en caso de productos defectuosos. El nuevo procedimiento regulado en la ley Nº 19.52 letras a). la necesidad procesal o económica de someter su tramitación al procedimiento especial de protección de intereses colectivos o difusos para que sus derechos sean efectivamente cautelados. en términos de costos y beneficios. Septiembre 2004. Santiago de Chile. Se inicia con una solicitud de declaración de admisibilidad de la acción. puesto que en las sesiones legislativas se había observado que este trámite previo de admisibilidad era un antejuicio que se ventila sin emplazamiento del demando. La presentación de la demanda producirá el efecto de interrumpir la prescripción de las acciones indemnizatorias que correspondan a los consumidores afectados.. d) Que el número potencial de afectados justifica. sin costo para el consumidor.”49 a. De este modo. con arreglo a lo previsto en el art. Se complementó la disposición estableciéndose.1. c) Que la acción deducida precisa las cuestiones de hecho que afectan el interés colectivo o difuso de los consumidores y los derechos afectados. y c) las fallas o defectos no representan riesgo para la salud. que debe ser presentada por una de las tres sujetos legitimados antes señalados. se entenderá que esta circunstancia no concurre si se dan todas y cada una de las siguientes condiciones respecto del caso: a) el proceso de fabricación. además. b) el proveedor pruebe mantener procedimientos de calidad en la atención de reclamos. lo que vulneraba la garantía constitucional del debido proceso.. la previa oportunidad para escuchar las alegaciones del demandado.( art. el tribunal debe comprobar la concurrencia de las circunstancias señaladas en el art. Págs. por su naturaleza. debe el actor narrar la concurrencia de los siguientes elementos que la hacen procedente: a) Que la acción ha sido deducida por uno de los legitimados activos individualizados en el artículo 51. Respecto de las personas que reservaren sus derechos conforme al artículo 54 C. contempla un porcentaje de fallas dentro de los estándares de la industria.de la acción deducida para cautelar el interés colectivos o difuso de los consumidores. Cualquiera sea el número de afectados.

26 g.( arts 51inc. en su caso.firme y ejecutoriada.. 2º). de conformidad a lo señalado en la letra c) del artículo 2º bis. La resolución que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción será apelable en ambos efectos. La prueba se regirá por las reglas de los incidentes y se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica. (Art. ( art. pertinentes y controvertidos.Efectos de la Resolución ejecutoriada. Si es declarada inadmisible. El juez se pronunciará sobre la admisibilidad de la acción.Resolución. la acción respectiva sólo podrá deducirse individualmente ante el juzgado competente. 51 Nº 5). 52 inc.1º y 52) f. De la demanda debe notificarse al demandado y al Sernac si este no hubiera iniciado el procedimiento.Prueba. o c) Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término probatorio.(Art.. El demandado dispondrá de un plazo de diez días para exponer lo que estime procedente en relación con los requisitos de admisibilidad de la acción. El demandante que sea parte en un procedimiento especial para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores. Una vez que se encuentre ejecutoriada la resolución que declara admisible la acción. recibirá a prueba la admisibilidad. d.Contestación del demandado respecto requisitos de admisibilidad de la demanda. (art. 51 Nº 9). 51 Nº 6) c.. dependiendo de la actitud que hubiere asumido el demandado: a) Dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se efectúe la presentación del demandado o b) Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo para efectuar dicha presentación y ésta no se hubiere efectuado. mientras el procedimiento se encuentra pendiente. para que dicho Servicio oficie al juez dando cuenta del hecho de encontrarse pendiente la declaración de admisibilidad sobre los mismos hechos y con ello se proceda a su acumulación según las reglas generales.. no podrá. Si el juez estima que existen hechos sustanciales.Recursos. e. se certificará esta circunstancia en el expediente. La apelación que se conceda se agregará como extraordinaria a la tabla del día siguiente al ingreso de los autos a la respectiva Corte de Apelaciones. deducir demandas de interés individual fundadas en los mismos hechos... 52 .Litispendencia y acumulación de acciones de certificación respecto de los mismos hechos.( arts 51 Nº 8 y 52) h.

Si una o más de las partes hubiere comparecido personalmente al juicio individual. si aparecen nuevas circunstancias que justifiquen la revisión de la inadmisibilidad declarada.Contenido de los avisos Corresponderá al secretario del tribunal fijar el contenido del aviso. La fecha de la certificación. mediante publicación de al menos dos avisos en un medio de circulación nacional. para que se hagan parte. deberán acumularse de conformidad a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.Acumulación. en cuyo caso no le serán oponibles los resultados del juicio. Dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación del aviso. c) El nombre.Litispendencia Desde la publicación de dicho aviso. sin perjuicio de comparecer hacer valiendo sus derechos o formulando una reserva de derechos dentro del plazo de 30 días.No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores.(Art. si lo estiman procedente. las siguientes menciones: a) b) El tribunal que en primera instancia emitió la certificación de admisibilidad. i. rol único tributario. rol único tributario. d) El nombre. y 2) No procederá acumular al colectivo el juicio individual en que se haya citado a las partes para oír sentencia. 52) Una vez ejecutoriada la resolución que declaró admisible la acción. cualquier legitimado activo podrá iniciar ante el mismo tribunal una nueva acción. k.. y f) El llamado a los afectados por los mismos hechos a hacerse parte en el juicio.. 53). dentro de décimo día. expresando que los resultados del juicio empecerán también a aquellos afectados que no se hicieran parte en él. profesión u oficio y domicilio de la persona en contra de la cual se solicita la acción colectiva. j. 53) 53 . profesión u oficio y domicilio del representante del grupo. cualquier consumidor podrá ocurrir ante el tribunal haciendo reserva de sus acciones. a lo menos. ninguna persona podrá iniciar otro juicio en contra del demandado fundado en los mismos hechos. (Art. e) Breve exposición de los hechos y peticiones concretas sometidas a consideración del tribunal. Aquellos juicios que se encuentren pendientes contra el mismo proveedor al momento de publicarse el aviso y que se funden en los mismos hechos.(Art.. informe a los consumidores que se consideren afectados. deberá designar abogado patrocinante una vez producida la acumulación. con las siguientes reglas especiales: 1) Se acumularán al juicio colectivo los juicios individuales. el que contendrá. el tribunal ordenará al demandante que.

Por excepción en algunos países (Venezuela. la sentencia debe declarar la existencia de ella y omitir el pronunciamiento sobre el conflicto promovido. 303 Nº 1 del C. la falta de capacidad o de representación da lugar a una excepción dilatoria.) . no efectuará pronunciamiento sobre el mérito.). la que no concurre en el caso de la falta de legitimación. sería procedente que ella se hiciera valer como una excepción dilatoria. desde el punto de vista lógico. antes de continuar el proceso.Juan Agustín Figueroa Y. se ha sostenido por el profesor Juan Agustín Figueroa Y. Francia) funciona como una cuestión previa. la 50 ¿ En qué momento procesal puede alegarse la falta de legitimación activa? .P. pero antes de entrar al fondo. y la dilatoria genérica del Nª6 del art. Aunque el juez. 50 En el derecho comparado se ha señalado que “la falta de legitimación no funciona en la mayoría de los regímenes procesales como una cuestión previa (como una excepción dilatoria) que hay que resolver liminarmente. que la falta de legitimación activa. dado que no tendría sentido tramitar enteramente un proceso sin que se resuelva en definitiva el conflicto promovido. que sigue el de la mayoría. Universidad de Chile.C. 54 . en atención a que si ella es acogida en la sentencia definitiva no puede existir un pronunciamiento sobre el fondo y por razones de economía procesal.P.. En cambio. está reconociendo su falta de competencia para ello.c.carece de la necesaria legitimación. sino en el momento de la sentencia final (de mérito). Nº 19. Año 1997. En nuestro derecho. subjetiva y concreta respecto de un conflicto determinado d) La legitimación debe existir al momento de constituirse la relación procesal respecto del demandante y demandado e) La legitimación en la causa determina quienes deben estar presentes en un proceso para que sea posible emitir una sentencia sobre la pretensión que se ha formulado. como veremos al estudiar el procedimiento.Características. puesto que es defectuoso un procedimiento en el cual no concurre un presupuesto procesal de la acción o de la pretensión según la posición doctrinaria que se adopte. entendida la capacidad como la aptitud y suficiencia para hacer valer una pretensión. en la sentencia definitiva. 303 Nº 2 del C. de previo y especial pronunciamiento. considerará previamente esta cuestión. h) Nuestra jurisprudencia ha resuelto reiteradamente que la falta de legitimación es una excepción de carácter perentoria y debe por ello hacerse valer en la contestación de la demanda. La legitimación en la causa presenta las siguientes características: a) No se identifica con el derecho sustancial. Brasil. porque si se excusa el tribunal de resolver el conflicto de fondo en caso de concurrir la falta de legitimación para obrar. La falta de legitimación activa configuraría según su parecer las excepciones dilatorias de incompetencia del tribunal (art. 303 del C. sino que solo requiere la existencia de una afirmación respecto de la titularidad de una pretensión respecto de él y de la posición para oponerse a ella de acuerdo con las normas del derecho sustancial b) La legitimación no es una condición para el ejercicio de una acción. Revista de Derecho Procesal Facultad de Derecho.C. Departamento de Derecho Procesal.P.C. En este sentido. sino que para obtener el derecho a exigir un pronunciamiento sobre la pretensión hecha valer y la oposición formulada para su satisfacción c) La legitimación en causa es personal. “En nuestro sistema.. y si las partes – o alguna de ellas. la incapacidad del actor (art. la falta de legitimación es una defensa de fondo y se tramita y se resuelve con las demás excepciones y defensas (no dilatorias). f) La falta de legitimación activa o pasiva en la causa debe declararse de oficio por el tribunal en la sentencia de fondo g) En caso de existir falta de legitimación en el proceso.

el propio magistrado puede relevar de oficio. Navarra. 6ª Edición. cabe concluir que aquella no podrá prosperar por falta de legitimación. 197. Pág. De otro modo: objeto de tratamiento “a limine” solo puede serlo la legitimación en cuanto afirmada. naturalmente. Manuel Ortells Ramos.1984.legitimación es un presupuesto procesal (de la sentencia) de los cuales. pero no en cuanto existente. “Es indispensable para que pueda dictarse una sentencia eficaz. Pág 155. España. podrá ser favorable o desfavorable. según la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia. Derecho Procesal Civil. Editorial Aranzadi.51 Actualmente en el derecho comparado se nos ha señalado respecto de la falta de legitimación activa que “es posible y útil un tratamiento previo si de las propias afirmaciones y peticiones de la demanda y atendidas las normas legitimantes. 55 . Teoría general del proceso. la cual. aunque la parte no lo haya señalado. Septiembre 2005.Editorial Temis.”52 51 52 Enrique Vescovi. Aun de otro modo dicho: una demanda podría ser rechazada “ a limine” por falta de legitimación si no fuera concluyente en la afirmación de la posición legitimante.”.

o sucesivo que es auqel en que se formula una petición subordinada a la estimación de otra que le precede. sino que ella se genera con motivo de la forma en que se decide presentar la demanda por el actor. La regla general es que en un proceso intervenga una persona detentando la calidad de demandante y otra persona detentando la calidad de demandado. se clasifica en litisconsorcio activo. es aquel en el cual la parte ejercita en una misma demanda dos o mas acciones pero solicitando que el juez se pronuncie solo acerca de una de ellas.. el segundo no tiene sentido. en cuanto al instante en que se genera. en caso de pluralidad de demandados. de tal suerte que si no se accede al primero. No obstante. El litisconsorcio. y en cambio. Nos encontramos en presencia de un litisconsorcio necesario si es obligatoria la presencia de varios sujetos para poder pronunciarse el tribunal respecto del conflicto.REGLAMENTACION DE LAS PARTES EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.Según su origen El litisconsorcio. La intervención de las partes en el proceso y en especial el número de partes que pueden intervenir en él se reglamenta en los artículos 18 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.. en cuyo caso nos encontramos ante un “litisconsorcio”o relación procesal múltiple. caso en el cual hay pluralidad de demandantes y demandados dentro de un mismo proceso. El litisconsorcio puede ser clasificado desde distintos puntos de vista: a. y litisconsorcio subsiguiente o sobreviniente.. litisconsorcio pasivo. alternativo.LA PLURALIDAD DE PARTES O LITISCONSORCIO.Según la forma en que se solicita la condena de los varios demandados El litisconsorcio puede ser eventual. sino solo de una de ellas .CAPITULO IV : LAS PARTES 1. A. que es aquel en que el actor no persigue el acogimiento de todas las acciones..Según la necesidad de la presencia de varios sujetos en el proceso. en caso de pluralidad de demandantes. estaremos en presencia de un litisconsorcio facultativo o voluntario cuando la presencia de varios sujetos no es indispensable para la solución del conflicto. en cuanto a los sujetos respecto de los cuales se pueden dar. que es aquel que nace con la demanda misma que se puede interponer por uno o más demandantes contra uno o más demandados. el legislador contempla también la posibilidad de que haya más de un demandante o más de un demandado en el proceso. que es aquel que se origina con posterioridad a la interposición de la demanda y durante el curso posterior del proceso..Según la posición que ocupan los varios sujetos de la relación procesal que actúan en una misma calidad de parte. c. se clasifica en litisconsorcio originario o inicial. b. d. 56 . y litisconsorcio mixto.. según el orden de prelación que establece en el petitorio de la demanda.

b) La generación del litisconsorcio es facultativo. b) Que las acciones afirmadas no sean incompatibles entre sí y c) que todas las acciones se tramiten conforme a un mismo procdimiento. los casos en los cuales es posible que se genere un litisconsorcio activo o pasivo inicial son: Cuando varias personas deducen la misma acción. limitándose a establecer los casos en que procede el litisconsorcio. las acciones rescisoria. resolución o rescisión de un acto o contrato. el señor Urrutia observa que nacen directa e inmediatamente de un mismo hecho la acción reivindicatoria que fluye de la nulidad. En las Actas de la Comisión Revisora del Código de Procedimiento Civil. o que se proceda conjuntamente por muchos o contra muchos en los casos que autoriza la ley" De acuerdo con ese precepto legal.C. se encuentra regulada en los artículos 18 y siguientes del C. de nulidad y resolución. por lo que tienen el carácter de reglas de aplicación general al estar tratada dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento y son aplicables a toda clase de juicios: ordinarios. pero como de la infracción declarada hay derecho para deducir acción real contra terceros. “En un mismo juicio podrán intervenir como demandantes o demandados varias personas siempre que se deduzca la misma acción. o acciones que emanen directa e inmediatamente de un mismo hecho . puesto que podrá producirse la relación procesal múltiple a voluntad del sujeto activo en la relación procesal. que no es una norma amplia sino de restricción. cuando varios herederos ejercen la acción de petición de herencia. El objeto del litisconsorcio o relación procesal múltiple es evitar la duplicidad de litigios. sin perjuicio que ellos deberían más.El litisconsorcio o relación procesal múltiple.P. y asimismo la del arrendador contra el arrendatario directo para la terminación del arrendamiento y a la vez contra el subarrendatario. originario o inicial. inicial voluntario. Lo normal es que se acepte sólo un demandante y un demandado y sólo en los casos señalados taxativamente por el mencionado precepto legal se acepta lo contrario. etc. presenta las siguientes características: a) El litisconsorcio o relación procesal múltiple. Estos casos están enumerados en el artículo 18. Cuando varias personas deducen acciones que emanan directa e inmediatamente de un mismo hecho.. sumarios y especiales. voluntario o facultativo.C. facultativa o voluntaria.P. ubicados dentro del Libro I de ese Código. el desgaste de la actividad jurisdiccional. Como ejemplo de esta situación se ha señalado por la doctrina el caso en que cinco personas entablan una acción reivindicatoria respecto de un predio que dicen haber obtenido por herencia. c) Los requisitos para que pueda generarse el litisconsorcio son: a) la existencia de una pluralidad de acciones interpuesta por el actor. se dirigen contra el contratante con el fin de terminar los efectos o anular los actos contractuales. Personales. el mayor costo para las partes y la posibilidad de dictación de sentencias contradictorias. Los casos de pluralidad de partes o litisconsorcio activo o pasivo. El legislador no ha reglamentado esta materia en forma muy completa. a fin de que éste restituya la cosa arrendada. se contemplan por el legislador en el artículo 18 del C. como lo 57 .

El nombramiento deberá hacerse por las partes dentro del término razonable que señale el tribunal..". el procurador común deberá ser nombrado de común acuerdo por las partes a quienes éste haya de representar de acuerdo a lo establecido en el inciso 1º del artículo 12 del C. o a la inversa. siempre que existan motivos justificados que hagan procedente la revocación.. contra cinco compañías de seguros diferentes.C. Cuando la ley autoriza para proceder por muchos o contra muchos.P. este nombramiento puede ser revocado en las condiciones previstas en el artículo 14 del C. cuando tres acreedores solidarios demandan el cumplimiento de su obligación al deudor.C. es útil en todo concepto que ambas acciones puedan tramitarse en un mismo juicio.P. Si por omisión de todas las partes o por falta de acuerdo entre ellas no se hace el nombramiento del procurador común dentro del término establecido por el tribunal. La doctrina ha señalado como ejemplo de esta situación. 58 . Igual cosa puede decirse de las acciones que se dirigen contra el arrendatario y subarrendatario. deberá este hacer la designación.De acuerdo con ese precepto legal. este procurador común designado por las partes o el tribunal no podrá revocarse sino que por el acuerdo unánime de las partes o por el tribunal a petición de una de ellas. se exige la designación de procurador común : Cuando se deducen las mismas acciones por los demandantes. De acuerdo a lo señalado en las Actas de la Comisión Revisora esta "parte final del artículo se refiere especialmente a los juicios que surgen de las obligaciones solidarias e indivisibles. La Doctrina ha señalado como ejemplo de este caso..P. Esta regla de designación de procurador común es aplicable tanto a los demandantes y demandados." La Jurisprudencia ha señalado que puede deducirse en un solo juicio. por lo que para evitar esta situación se ha contemplado por el legislador los casos en que las partes que actúan en litisconsorcio deben proceder a designar procurador común. un acreedor demanda el cumplimiento de una obligación a diversos deudores solidarios. acciones de comuneros o contra comuneros. con la limitación de que en este caso ella deberá recaer el nombramiento en un procurador del número o en el procurador de una de las partes que hayan concurrido al proceso de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del C. cuando diez personas entablan una acción de indemnización de perjuicios en contra de una empresa de transportes por lesiones sufridas con motivo de un accidente ocurrido durante el viaje".". De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del C.Designado el procurador común por las partes o el tribunal. etc. pago de deudas hereditarias o testamentarias. Cuando se oponen las mismas excepciones o defensas por los demandados. En estos casos. la acción de cobro de pesos derivada de un mismo incendio. De este modo la sentencia sobre la acción personal empecerá al poseedor contra quien se reivindica. El hecho que exista pluralidad de partes puede ser un elemento disociador en el juicio.C. 1491 y 1689 del Código Civil.establecen especialmente los artículos 1490.C. como en el caso de las obligaciones solidarias.P.

Podrá. no es necesaria la designación de procurador común en los casos en que exista pluralidad de partes en los casos contemplados en el artículo 20 del C.el legislador no indica expresamente los casos en que se debe conformar la relación procesal necesariamente plural.Cualquiera de las partes representadas por el procurador común que no se conforme con el procedimiento adoptado por él.). las obligaciones indivisibles o bien. el litisconsorcio necesario impropio se caracteriza por no estar establecido expresamente por la ley.P. “ Por su parte. no se presentan casos de litisconsorcio necesario propio.C. que actúen en una misma posición de parte ( activa o pasiva). La revocación. en los que ellas podrán actuar separadamente en el juicio . No obstante lo anterior. no obstante que este es aceptado en el derecho comparado y por nuestra jurisprudencia.P. teniendo siempre en mira la más fiel y expedita ejecución del mandato (Art. 15 del C. las típicas manifestaciones apuntadas en la doctrina procesal como ejemplos de esta figura en nuestro ordenamiento o están tratadas como supuestos de litisconsorcio voluntario ( v. surgen en el curso del proceso incompatibilidades de intereses entre las partes que litigan conjuntamente. en nuestro derecho. pero sin entorpecer la marcha regular del juicio y usando de los mismos plazos concedidos al procurador común. la determinación de este tipo de litisconsorcio es una cuestión que debe calificarse atendiendo a la situación de derecho sustancial deducida 59 .P.No obstante. una determinada relación de derecho sustancial obliga a constituir la relación procesal con todos los sujetos a quienes pueda afectar la sentencia que sobre el fondo se pueda dictar. En este caso.C. podrá proceder por sí solo y como se lo aconseje la prudencia. o interponer los recursos a que haya lugar.(Art. Por el contrario. a saber: propio e impropio. Esta figura nace de la imposibilidad que tiene el legislador para fijar de manera anticipada y nominativa los supuestos en que se debe configurar obligatoriamente un proceso con pluralidad de sujetos . sino que viene condicionado por la naturaleza de la relación jurídica deducida en juicio. no producirá efectos mientras no quede constituido el nuevo procurador..C. ya sea activa o pasivamente. solicitar dichos plazos o su ampliación. sea que se acuerde por las partes o se decrete por el tribunal. asimismo. y en los casos en que éstas no estén de acuerdo. El litisconsorcio necesario no se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil.Por lo mismo.16 del C. Cuando habiéndose comenzado el proceso con una acción o defensa común actuando las partes representadas por un procurador común. podrá separadamente hacer las alegaciones y rendir las pruebas que estime conducentes. Dichos casos son : Cuando son distintas las acciones de los demandantes Cuando son distintas las defensas de los demandados.). pero . como sobre cualquier sentencia interlocutoria o definitiva. debiendo reconducirse tales hipótesis a supuestos de litisconsorcio necesario impropio. El procurador común designado deberá obrar ajustándose en su actuar a las instrucciones y voluntad de las partes que representa.a diferencia del litisconsorcio necesario propio. En el litisconsorcio necesario propio la ley señala expresamente cuando los varios sujetos de una relación jurídica sustancial deben actuar obligatoriamente en una misma relación procesal. los preceptos donde se contienen no son claros en orden a su reconocimiento. tanto sobre las resoluciones que recaigan en estas solicitudes.Los procedimientos a que dé lugar esta medida se tramitarán en cuaderno separado y no suspenderán el curso del juicio. hasta donde hemos podido investigar.gr. “ El litisconsorcio necesario puede ser de dos tipos.

Uno de los caracteres básicos del ejercicio de las acciones es su voluntariedad por parte del demandante que cree ser afectado en algún derecho para concurrir a los tribunales. la Alejandro Romero Seguel. Páginas 26 y 27. y la posible apreciación de oficio de la existencia de litisconsorcio impide que se incurra en incongruencia. excepcionalmente existen en nuestra legislación casos de intervención forzada de partes.53 “La presencia de una pluralidad de sujetos que actúan en un proceso en una misma posición de parte no produce por sí una pluralidad de acciones. la doctrina coincide en señalar que en el litisconsorcio necesario el objeto del recurso está compuesto por una única acción o una única pretensión. en la jurisprudencia se ha sancionado la existencia de esta figura en varias ocasiones. exige la presencia en el proceso de todos los que debieron ser parte de él.230. “Aunque nuestra doctrina procesal prácticamente no se ha ocupado mayormente del problema del litisconsorcio necesario.54 Finalmente. Se trata de situaciones vinculadas preferentemente con las sentencias constitutivas de nulidad de un acto o contrato ( entre partes y respecto de terceros).LA INTERVENCION FORZADA DE PARTES. c) las defensas o excepciones favorecen a todos los litisconsortes necesarios. Páginas 23 y 24. ya que el principio de orden público de la veracidad de la cosa juzgada. 55 María Encarnación Dávila Millán. transacción) sólo producen efectos cuando concurren todos los litisconsortes necesarios. Concepto y tratamiento procesal. Septiembre 2000.P. 54 Alejandro Romero Seguel. Santiago.gr.Editorial Jurídica Conosur Ltda.55 B. en los cuales no nos encontramos ante un caso de cumpulsividad para forzar su presencia ante los órganos jurisdiccionales. b) se debe pronunciar una sentencia única para todos los sujetos que necesariamente deben ser parte de la relación procesal. Bosch. La acumulación inicial de Acciones. Por lo mismo. Sin embargo. En la doctrina civil se apunta como hipótesis de un litisconsorcio de esta clase el que se puede generar en relación al ejercicio de la acción de demarcación. allanamiento. con las sentencias declarativas que se pronuncian sobre una situación que afecta a varias personas ( v. Por el contrario. y d) al tratarse el litisconsorcio necesario de una única acción desaparece la base de toda acumulación de acciones.C. Chile.1992. Chile. es decir. debemos tener presente que en el derecho comparado es reiteradísima la jurisprudencia que sustenta que la excepción de litisconsorcio puede ser apreciada de oficio por los tribunales. activa o pasivamente.Editorial Jurídica Conosur Ltda. en esta situación no es aplicable la facultad de separar la tramitación de los litigios que reconoce el artículo 172 del C. La acumulación inicial de Acciones. sino que ante situaciones en que las partes tienen la necesidad de comparecer en un proceso so pena de tener que soportar las consecuencias que genera su incomparecencia. que es la existencia de una pluralidad de las mismas afirmadas en un mismo proceso. porque a ellos incumbe ciudad que el litigio se ventile con todos los que claramente pueden resultar afectados por las declaraciones de la sentencia. Santiago. Pág. “Esta unidad de acción que se aprecia en el litisconsorcio necesario explica los diferentes efectos procesales que se verifican en comparación con el denominado litisconsorcio voluntario. sin que obste a ello la pluralidad de sujetos que intervienen. Septiembre 2000. Segunda edición. cuando ella va a producir efectos entre distintos propietarios de predios colindantes. allí deben ser parte. determinando si ella exige para la producción de sus efectos iniciar una relación procesal con todos los sujetos que. Barcelona 60 53 . la resolución e un contrato) y con algunas situaciones vinculadas al ejercicio de acciones en materia de comunidades. Litisconsorcio necesario.en juicio. ya que la sentencia que se pronuncie en el litisconsorcio necesario debe ser única para todos los sujetos. sean demandantes o demandados. los que se pueden resumir de la siguiente forma: a) los actos de disposición del objeto del proceso ( desistimiento.

pérdida del derecho de accionar o de defenderse y evitar así los efectos de una sentencia contraria a sus intereses. Los casos de intervención forzada de partes que contempla nuestra legislación son los siguientes: Cuando una acción corresponde a otras personas que el demandante. (Art.21 del C.P.C.) La jactancia Citación de evicción Citación de acreedores hipotecarios en el juicio ejecutivo Verificación de créditos en el juicio de quiebra.

B.1.- Artículo 21 del Código de Procedimiento Civil. El referido precepto legal establece que “si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras personas determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan concurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella." “Si dichas personas adhieren a la demanda se aplicará lo dispuesto en los artículos 12 y 13 ; si declaran su resolución de no adherirse, caducará su derecho; y si nada dicen dentro del término legal, les afectará el resultado del proceso, sin nueva citación. En este último caso podrán comparecer en cualquier estado del juicio; pero respetando todo lo obrado con anterioridad." Este precepto legal se refiere a la circunstancia en que una determinada acción interpuesta en el proceso corresponda también a otras personas distintas a la persona que ha demandado. Este es un derecho que el legislador contempla sólo en favor del demandado para que otras personas comparezcan al juicio como demandantes y reviste para él un carácter facultativo, puesto que puede hacer uso discrecionalmente de él. El fundamento de este precepto es que el demandado no tenga que sufrir la interposición de diversas y sucesivas demandas sobre una misma materia y evitar que se dicten sentencias contradictorias. Esta solicitud del demandado de ponerse la demanda en conocimiento de las otras personas que no hubieren demandado deberá formularse en el término para contestar la demanda y antes de evacuar ese trámite. Esta solicitud podría ser una forma de excepción dilatoria, pero no es posible otorgarle esa naturaleza al ser válido el procedimiento que se sigue contra el demandado. Simplemente es una facultad procesal que debe ejercitarse previamente a cualquier defensa sobre el fondo del asunto. Dicha petición debe ser tramitada como un incidente de previo y especial pronunciamiento, por lo que se tramitará en el cuaderno principal y se suspenderá el procedimiento mientras el tribunal no se pronuncie acerca de la solicitud. Accediéndose por el tribunal a la solicitud del demandado, ella debe ser puesta en conocimiento de las personas a quienes les corresponde la acción y no hubieren
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demandado, suspendiéndose el procedimiento hasta que la demanda sea notificada a los demás titulares de la acción para que se adhieran a la demanda dentro del término de emplazamiento. Las actitudes que pueden asumir los notificados de la demanda dentro del término de emplazamiento pueden ser las siguientes: 1.Declarar que adhieren a la demanda.

En este caso pasan a adquirir el carácter de demandantes y estaremos en presencia de un litisconsorcio activo de partes, debiendo aplicarse las normas sobre designación de procurador común contempladas en los artículos 12 y 13 del C.P.C..2.Declarar que no se adhieren a la demanda.

En este caso caducarán los derechos del potencial demandante y se demanda con posterioridad se opondrá a esa demanda la excepción de cosa juzgada. Esta resolución de no adherirse a la demanda importa un verdadero desistimiento a la demanda. 3.Dejar transcurrir el término de emplazamiento sin manifestar voluntad alguna.

En este caso, los notificados no adquieren el carácter de parte, pero tampoco pierden el derecho de comparecer posteriormente en el juicio, pero respetando todo lo obrado con posterioridad. En todo caso, sea que comparezcan o no con posterioridad durante el curso del juicio, les afectará el resultado del proceso sin nueva notificación, por lo que la sentencia que se dicte producirá respecto de ellos cosa juzgada, la que se podrá oponer en el juicio posterior que ellos pretendieren iniciar mediante la interposición de una nueva demanda. El término de emplazamiento contemplado en el precepto legal es el del juicio ordinario civil de mayor cuantía, cualquiera sea el procedimiento en que el demandado pretendiera ejercer este derecho. B.2.- La jactancia. (Artículos 269 y siguientes). La Jactancia puede ser definida como la acción y efecto de atribuirse, por persona capaz de ser demandada, derechos propios sobre bienes de otro, o asegurar ser su acreedor. (Couture). Es la situación en que se encuentra una persona que dice tener derecho del que no esta gozando, es decir, cuando una persona se atribuye tener un determinado derecho puede ser obligado por aquel a quien la jactancia afecta a interponer la demanda correspondiente a los derechos de que se jacta. De acuerdo a lo previsto en el artículo 270 del C.P.C. se puede deducir demanda de jactancia en los siguientes casos: - Cuando la manifestación del jactancioso conste por escrito. - Cuando la manifestación del jactancioso se haya hecho de viva voz, a lo menos, delante de dos personas hábiles para dar testimonio en juicio civil - Cuando una persona haya gestionado como parte un proceso criminal del cual puedan emanar acciones civiles contra el acusado, para el ejercicio de esas acciones. Aquel a quien la jactancia puede afectar, puede deducir una demanda en contra del
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jactancioso para que se declare la obligación de éste de demandar el derecho que dice poseer y que no está gozando. Esta acción de jactancia prescribe en el plazo de 6 meses, contados desde que tuvieron lugar los hechos en que pueda fundarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 del C.P.C..Dicha demanda que se deduce en contra del jactancioso se debe someter a los trámites establecidos para el juicio sumario.(Art. 271 inc.1º del C.P.C.).En dicho procedimiento sumario, la sentencia que se dicte puede resolver dar lugar a la demanda de jactancia, en cuyo caso el jactancioso tiene el plazo de 10 días para entablar la demanda, plazo que puede ampliarse por el tribunal hasta 30 días por motivo fundado. Si el jactancioso entabla la demanda dentro del plazo, se inicia el juicio correspondiente, que se tramitará de acuerdo al procedimiento que corresponda aplicar según la naturaleza del derecho que se haya atribuido el jactancioso. Si el jactancioso no deduce la demanda dentro de ese plazo, debe la parte interesada solicitar al tribunal declarar que el jactancioso no será oído después sobre el derecho que se jactaba. Esta solicitud del interesado se tramita como incidente de acuerdo a lo establecido en el inciso 2º del artículo 271. Una vez que el tribunal dicte la sentencia que declara que el jactancioso ha incurrido en el apercibimiento legal, no puede éste deducir demanda sobre el derecho que se jactaba con posterioridad. B.3.- Citación de evicción. Uno de los elementos de la naturaleza del contrato de compraventa es la obligación de saneamiento del vendedor, la que comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios. En el contrato de compraventa, una de las obligaciones de la naturaleza es la de saneamiento de la evicción por parte del vendedor, que es la privación de la cosa vendida, por sentencia judicial, en virtud de causa anterior a la venta. Dado que el vendedor tiene la obligación de la naturaleza de amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, el comprador a quien se demanda la cosa vendida, por causa anterior a la venta, debe citar al vendedor para que comparezca a defenderla. Esta facultad del comprador de citar al vendedor para que comparezca en el juicio a defenderlo respecto de las acciones judiciales deducidas en su contra destinados a privarlo de la cosa vendida por causa anterior a la venta, es la denominada citación de evicción que se regula en los artículos 1843 y 1844 del código Civil y 584 del C.P.C. y que da lugar a la intervención forzada de parte.El comprador para hacer efectiva la obligación de saneamiento debe citar al vendedor para que comparezca en el juicio a defender la cosa, la que debe efectuarse antes de la contestación de la demanda. Si el comprador no cita al vendedor, este no responderá por la evicción que se produzca. Si el comprador cita al vendedor y concurre éste al juicio, el proceso se sigue con él como parte demandada, pero conservando el comprador el derecho a intervenir en el juicio para defender sus derechos sobre la cosa.
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y que el sujeto titular de ese patrimonio no tenga interés en que se incorpore a él un determinado derecho. El silencio de un acreedor hipotecario debe interpretarse según lo establecido en el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. La Ley de Quiebras señala que la Quiebra es un juicio que afecta a todo el patrimonio del fallido. sin perjuicio de que este interés esté vinculado con el interés del que no ejercita sus derechos (el sustituido). 1. la sentencia fuere desfavorable y la cosa evicta.. B. B. La norma pertinente está señalada en el artículo 2. No es un caso de representación.428 del Código Civil.La Substitución procesal.Concepto. adquiriendo el carácter de parte para todos los efectos legales. es responsable de la evicción. para lo cual se les cita mediante una notificación en el Diario Oficial. Estas dos instituciones. no participan en el dividendo de la quiebra y sus créditos no se satisfacen.. remate que se realiza una vez transcurrido el término de emplazamiento. se actúa en el propio interés. pues no se actúa aquí a nombre de otro sino en el propio nombre. Se refiere esta materia a los acreedores del fallido que tienen la obligación de verificar sus créditos en la oportunidad que la ley señale.Verificación de créditos en los juicios de quiebra. La hipoteca es un contrato de garantía y genera un derecho real que otorga la facultad de perseguir la cosa sin importar las manos de quien se encuentre.Citación de los acreedores hipotecarios en el juicio ejecutivo. salvo que el comprador haya dejado de oponer una defensa o excepción propia y en virtud de ello. sin embargo una posibilidad extraordinaria de verificar los créditos fuera de la oportunidad ordinaria que establece la ley.Si el vendedor citado no comparece.4. Si en un juicio ejecutivo se embarga una propiedad hipotecada. entonces. en relación con el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil y establece la citación de los acreedores hipotecarios a los que debe notificárseles personalmente el remate de la propiedad. haciendo valer un derecho que pertenece a otro. El interesado. Sin embargo.DOS INSTITUCIONES VINCULADAS AL CONCEPTO DE PARTE. 64 ... Puede ocurrir que un patrimonio (y todo lo que con él diga relación) interese a un tercero. a. el que concurre a adquirirla la adquiere con todos sus gravámenes hipotecarios. Existe. C. Todos los acreedores para tener derecho a concurrir en el pago de los créditos tienen que verificarlos ante el tribunal que conoce de la quiebra.Es la institución que faculta a una persona para comparecer en juicio en su propio nombre. Al declararse la quiebra quedan afectos a ella todos sus bienes. El pasivo se determina mediante el procedimiento de verificación de créditos.5. hace uso de esta facultad para incorporar el derecho al patrimonio del indolente para hacer efectivos sus créditos. existe un sistema de intervención forzada en virtud del cual la propiedad queda libre de la hipoteca. que tienen vinculación y efectos en el proceso son : La substitución procesal y la sucesión procesal. Si no lo hacen en la oportunidad que señala la ley..

. b. su muerte no tiene relevancia procesal. en forma más completa y detallada. Un derecho se entiende litigiosos desde el momento en que se notifica judicialmente la demanda. el acreedor puede demandarlo a él o al naviero... los cambios en la relación jurídica procesal pueden producirse durante el curso del proceso. d. Artículo 1845 del código civil.Casos de substitución procesal. el juicio se suspende y para continuarlo es necesario notificar a los herederos del fallecido y esperar después de la notificación el transcurso del término de emplazamiento.. pero el comprador también puede intervenir.Cesión de derechos.. El mandato judicial no se extingue por la muerte del mandante.Artículo 2. Tratándose de un hecho del capitán.La subrogación.Civ). c.Fallecimiento de la parte que actúa personalmente en el juicio. En la citación de evicción..Artículo 2.. 1911 y sgtes del C.b. En este caso. c. cuando el comprador asume la defensa. la cual está tratada también en la ley de quiebras. Este artículo ubicado en la parte relativa al derecho marítimo se refiere a dos personas importantes: el naviero y el capitán. en todo caso. Los principales casos de sucesión procesal son: a.. una forma de hacer la tradición de los derechos personales. no exige que se comunique la muerte de la parte a la contraparte. La ley.En la citación de evicción. Sólo así el juicio se reinicia procesalmente. comparece el cesionario adoptando el papel procesal que el cedente tenía en el proceso. 2. y la sentencia afectará a ambos. En este caso.P. b. la situación cambia (Ver art. Es importante porque puede hacerse durante el curso de un proceso. que tiene en la actualidad poca aplicación debido a que la comparecencia personal de la parte implica no tener que cumplir con el requisito del jus postulandi (necesidad de abogado patrocinante y de apoderado). 65 . Se refiere a la acción pauliana o revocatoria. si las partes están actuando por medio de apoderados. La cesión de derechos o cesión de créditos nominativos es un contrato y a la vez.La Sucesión Procesal.466 del Código Civil. establece que si muere la parte que estaba litigando personalmente. Se refiere a la acción oblicua o subrogatoria. por tanto.Artículo 878 del Código de Comercio. Los casos de substitución procesal son los siguientes: a. Si se trata de una cesión de derechos litigiosos.C.. La parte es el vendedor.468 del Código Civil. El artículo 5 del C.

sin ser partes directas en un proceso. ni la sentencia dictada en él.2. Normalmente. La subrogación puede ser legal o convencional.P. Hay tres maneras de intervenir como tercero interesado en el proceso: a.. 83 y 93 del C.Subrogación Convencional. Terceros interesados son todos aquellos que.Por Vía Adhesiva. Las indirectas : Los terceros.. Una de las formas de realizar el pago es mediante la subrogación en que una persona paga por otra produciendose una traslación de los derechos y obligaciones que recaen en la persona que paga por el otro.610 del Código Civil opera por el solo hecho del pago en las situaciones que ese artículo contempla.. Establecida en el artículo 1.El pago es el principal modo de extinguir las obligaciones.LOS TERCEROS. (Tercero Coadyuvante) 66 .611 del Código Civil. los que no han sido demandantes ni demandados no son afectados por la sentencia. El que paga ocupa el lugar procesal del acreedor antiguo por la subrogación convencional.CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. se produce una alteración de la parte en el juicio. ven afectados sus derechos a causa de ese proceso.Subrogación Legal.Terceros Indiferentes.Terceros Interesados. Terceros Indiferentes son todos aquellos a quienes no va afectar de modo alguno ni el proceso.P. En el proceso penal. la regla general es que las personas no son obligadas a deducir querella o denunciar la comisión de un delito al órgano jurisdiccional.. El proceso sólo tiene efectos relativos y la sentencia sólo afecta a las partes que han intervenido en el procedimiento del cual emana. por expresa disposición del artículo anterior produce el efecto de traslación de los derechos y obligaciones del subrogado. teniendo para ella el ejercicio de la acción penal un carácter facultativo (arts.1...P.P..P. Los Terceros son aquellas personas que no están vinculadas expresa y directamente a un conflicto promovido ante el órgano jurisdiccional.). c. Dentro de este concepto general. D. 2.P. pueden clasificarse en: 1. Contemplada en el artículo 1.. constituye una obligación la denuncia de los delitos para las personas mencionadas en el artículo 84 del C. Excepcionalmente. A. c. cuyo incumplimiento genera una responsabilidad penal de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del C. Hemos visto hasta el momento que existen dos clases de partes: Las partes directas: Demandantes y demandados.

Sin perjuicio de ello.. (Art. 3. y la tercería de pago.REQUISITOS PARA INTERPONER UNA TERCERÍA.. (Tercero Excluyente).b.Debe estar investido de la calidad de tercero. Cuando un tercero interviene en un asunto. la tercería de posesión. Tercero interesado es pues. Hay juicio en tramitación cuando se ha constituido una relación procesal. Para que exista relación procesal válida deben concurrir los requisitos: a) Que se haya notificado válidamente la demanda b) Que haya transcurrido el término de emplazamiento. aquel que teniendo interés en los resultados del juicio.. La ley al hablar de terceros se refiere a los que tienen posibilidad de ser parte en él. El interés actual en el resultado del juicio se entiende que debe existir en el momento de la intervención.P. en la cual un tercero persigue la exclusión del embargo de diversos bienes atribuyéndose el carácter de propietario..Por Vía de Oposición. 2. 67 .. la tercería de prelación. Los requisitos que deben concurrir para interponer una tercería son: 1. Sin embargo. en la cual un tercero sostiene su derecho a ser pagado preferentemente respecto del ejecutante en el juicio ejecutivo con el producto de la liquidación de los bienes por poseer un crédito privilegiado.). en la cual un tercero persigue la exclusión del embargo de diversos bienes atribuyéndose el carácter de poseedor. 23 del C.Debe existir un proceso en tramitación. El carácter de tercero es sumamente fácil de determinar.. El interés será actual cuando haya comprometido un derecho y no una mera expectativa en el momento de la intervención del tercero. por no poseer el ejecutado otros bienes. (Tercero Independiente) c.Por Vía Principal. La intervención de terceros se rige por las normas generales contempladas en los artículos 22. siendo ellas de acuerdo con la Jurisprudencia de nuestros tribunales la única forma que puede revestir la intervención de los terceros en ese proceso.Debe tenerse un interés actual en el resultado del juicio. su intervención se llama tercería. es menester hacer presente que el legislador se ha encargado de regular especialmente la intervención de los terceros en el juicio ejecutivo a través de las tercerías que en él se contemplan. No puede tratarse de un interés eventual o condicionado. Las tercerías que se contemplan en el juicio ejecutivo son la tercería de dominio. B. 23 y 24 del Código de Procedimiento Civil. en la cual un tercero solicita concurrir como valista a pagarse a prorrata con el ejecutante de su crédito con el producto de la liquidación. la ley autoriza la intervención de un tercero que no tenga un interés actual comprometido. no ha sido parte originaria en él y llega a serlo por afectarse un derecho propio. en ciertos y determinados casos. El concepto de juicio en tramitación está en estrecha vinculación con el de relación procesal. pues tercero es todo aquel que no ha sido parte originaria en el litigio.C.

Tercería Coadyuvante o intervención por Vía Adhesiva. ya sea en primera instancia. La doctrina ha señalado que a la solicitud de intervención en el juicio por parte del tercero coadyuvante debe conferírsele la tramitación de un incidente para dar a la otra parte la oportunidad de hacer valer las objeciones que le pudiere caber esa intervención. Al existir una identidad de defensas y posiciones del tercero con una de las partes. etc. diciendo la verdad acerca de lo que se les pregunta. (Tercero Independiente) c. cuya obligación se reduce a dar una información técnica cuando le es solicitada. Para poder intervenir el tercero en carácter de coadyuvante es menester que tenga un interés actual. Las clases de tercerías que pueden hacer valer los terceros o las forma en que ellos pueden llegar a intervenir en relación con las partes son: a. como su nombre lo indica. Es aquella intervención en el juicio de las personas que tienen un interés actual en su resultado. Ellos son los testigos y los peritos.Por Vía Principal. a.Por Vía Adhesiva. Los peritos son también un medio de prueba. cuando no se conformare con el procedimiento adoptado por el procurador común. el tercero deberá actuar conjuntamente con esa parte a la que adhiere a traves de un procurador común de acuerdo a lo previsto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. los cesionarios de una cuota de derecho de herencia.. La Jurisprudencia ha señalado que poseen este carácter los acreedores de una de las partes. el comunero.CLASES DE TERCERÍA. (Tercero Excluyente).. El tercero puede intervenir en el carácter de coadyuvante en cualquier estado del juicio. defendiendo pretensiones armónicas y concordantes con los de una de las partes directas.. C. que sostienen un interés independiente del que han hecho valer las partes en el juicio.Tercería Independiente o intervención por Vía Principal. b..Por Vía de Oposición. Los testigos son sólo un medio de prueba cuyos derechos y obligaciones nada tienen que ver con los de las partes: sus obligaciones son las de comparecer ante el tribunal y de declarar cuando se les solicite. el sindico de la quiebra del marido en los juicios de separación de bienes seguidos por la mujer contra el marido.Esto quiere decir que hay terceros que nunca serán partes en el juicio. segunda instancia y aún en los recursos de casación deducidos para ante la Corte Suprema. el que tendrá tal carácter cuando se haya comprometido un derecho y no una mera expectativa del tercero en el momento de su intervención. sin perjuicio de hacer separadamente las alegaciones y rendir las pruebas que estimare conducentes. Son aquellos. Estos terceros independientes de acuerdo a lo señalado por la doctrina y 68 . (Tercero Coadyuvante) b. los accionistas de una sociedad anónima en un juicio que se sigue en contra de la sociedad. Los terceros coadyuvantes pasan a ocupar prácticamente un lugar de colaborador del demandante o demandado.

69 . producen respecto de ellos los mismos efectos que respecto de las partes principales de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 del C..terceros.C.P.jurisprudencia.P. Es un juicio distinto inserto en el proceso originario. cualquiera sea la clase de éstos. Un ejemplo típico de tercería excluyente son las tercerías de dominio y de posesión dentro del juicio ejecutivo. sino que en forma separada y sin sujeción al procurador común. De acuerdo a la Jurisprudencia tendría este carácter el tercero que compra un bien raíz afecto a una medida precautoria. Son aquellos que intervienen en el juicio sosteniendo una pretensión incompatible con las de las partes. no obstante lo establecido en el inciso final del artículo 23 del C.C.Tercería Excluyente o intervención por Vía de Oposición. d. debe obrar separadamente y no a través de un procurador común. Estos terceros no actúan conjuntamente con alguna de las partes a través del procurador común. c. Efectos de las resoluciones dictadas en los juicios en que intervienen Las resoluciones que recaen en los juicios en que intervienen terceros.

en el plenario son partes el acusador y el acusado. En este proceso son partes directas el querellante y el procesado o reo en el sumario. Antiguo proceso penal. La regla general es que el delito sea de acción pública. Todo lo visto anteriormente se refiere a las partes en el proceso civil. Corresponde ahora analizar el mismo concepto. el Código de Procedimiento Penal lo llama”procedimiento por crimen o simple delito de acción pública".P. La excepción la constituyen los de acción privada que están taxativamente señalados por el Código de Procedimiento Penal en el artículo 18 del C. El proceso penal privado es aquel en que sólo puede ser perseguida la sanción del delincuente por requerimiento del ofendido mediante la interposición de una querella. es decir.P. 70 . el proceso penal mixto. Para analizar el concepto de partes en el proceso penal. A. Previamente hay que recordar que en nuestra legislación el proceso penal puede ser de dos clases: público y privado. 1. que pueda ser iniciado por requerimiento de cualquier persona. pero referido al proceso penal.- LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL.RESUMEN Demandante Directas Demandado partes Indiferente s Peritos Indirectas Intervinientes Testigos Por Vía Coadyuvante Interesados Por Vía Principal Por Vía de Oposición E. El proceso penal público es aquel en que se persigue la sanción del que ha cometido un delito cuya represión interesa a toda la sociedad. hay que distinguir si es de acción pública o de acción privada. También puede ser parte el Ministerio Público y el actor civil. Eventualmente puede ser parte el tercero civilmente responsable.Proceso de acción pública. pudiendo existir una tercera.

en el sumario. Es posible que se reúnan en una persona los dos calidades de querellante y actor civil. cuando existe procesado o reo en la causa. El actor civil. se transforma en tal por la circunstancia de manifestar en forma expresa el querer ser parte activa en el proceso mediante la interposición de una querella. es que tienen el derecho de intervenir y solicitar diligencias en el proceso. y 2. por tanto. La figura del procesado o reo sólo nace cuando el tribunal que substancia la causa dicta una resolución en tal sentido.Es el sujeto activo de la acción penal pública. tiene que reunir dos requisitos copulativos: 1. el siguiente cuadro: Querellante PARTES ACTIVAS Plenario Ministerio Público Acusador Actor Civil Sumario Procesado PARTES PASIVAS Acusado Plenario Tercero Responsable Civilmente El querellante..Tenemos. 71 .Que esté acreditado un hecho punible (es decir. Esta resolución está cuidadosamente reglamentada por el Código de Procedimiento Penal y. Desde un punto de vista pasivo. Pretende la reparación de los perjuicios que el delito le ha ocasionado.Que existan presunciones fundadas de que a la persona que se encarga reo o somete a proceso le ha cabido participación en el delito de que se trata. La importancia que tiene el ser parte en el proceso penal. que se encuentre establecido el cuerpo del delito).. aún cuando éste se encuentre en la etapa del sumario. para que produzca sus efectos. lo cual se logra por una resolución que somete a proceso a una persona (auto de procesamiento). sólo nace el concepto de parte.Es la persona que ha sido patrimonialmente afectada por el delito cometido. La figura jurídica del procesado o reo no nace en forma arbitraria y nada tiene que ver con la manera de aparecer el demandado en el proceso civil.

2.. es decir aquella que se pronuncia sobre un trámite que sirve de base a una sentencia definitiva o a otra interlocutoria. pero es. b) Sin que exista reo en el proceso no es posible que la causa pase al estado de plenario. En el plenario siempre habrá un querellante o acusador y un querellado. los elementos que configuran el delito y la persona contra quién se seguirá la acción. El auto-acusatorio es una resolución por la cual el juez fija los principios básicos para seguir adelante el proceso penal. 3. este hecho va unido a otro de suma importancia y de naturaleza similar a la declaratoria del reo: es la llamada acusación. 1. Existe también otra situación que se configura en el solo orden civil: es la del tercero civilmente responsable que no es sujeto pasivo de la acción penal sino únicamente de la acción civil. Aquí es bastante más simple el procedimiento. pero también en el aspecto civil puede perseguir la reparación de los perjuicios que el delito le ha causado mediante la interposición de una demanda civil. ya que sólo puede iniciarse por querella.Esta resolución es importantísima desde un doble aspecto: a) En virtud de ella.Una vez que se ha notificado el auto-acusatorio. Con respecto a la parte pasiva. podría ocurrir esto en los delitos de rapto o violación.Si existe querellante. deduciendo la correspondiente demanda para hacer valer sus pretensiones civiles. La parte pasiva es el reo o procesado. tanto para el sumario como para el plenario. el juez que formule el autoacusatorio y el acusado a quien le corresponde defenderse respecto de las imputaciones que respecto de la comisión de un delito y participación se le imputen. La única parte activa es el querellante.. de todas maneras.En este caso. 72 . Ej: en un cuasidelito cometido por un menor de edad. Cuando en el proceso penal se pasa a la etapa del plenario. muy difícil. quien se transforma en el acusado al serle notificada la acusación. ya sea acusando particularmente por su parte al reo o adhiriéndose a la acusación del juez. se siguen las reglas. por la cual se imputa al reo o procesado la comisión del delito de que se trata.Si no existe querellante. la concepción de parte cambia y varía según exista o no querellante.. que rigen el proceso por delito de acción pública. responde éste del cuasidelito. La acusación del querellante se refiere sólo al aspecto penal. A partir de este momento.Proceso de acción privada. el querellante puede sumarse a la acusación. reo o acusado. jamás habrá plenario y menos aún sentencia definitiva: el procedimiento termina de una manera anormal. Es casi imposible que exista un tercero civilmente responsable. La naturaleza jurídica de la resolución que declara reo o somete a proceso a una persona es la de una sentencia interlocutoria.Es aquel que se origina en un crimen o simple delito de acción privada. que es el único medio reconocido por el legislador para hacerlo. Además podrá intervenir una persona como actor civil. en el proceso sólo intervendrán respecto de la pretensión penal. si no hay reo.. nace el concepto de parte pasiva en el proceso penal.. pero responde su representante legal de los efectos civiles que pudieren derivarse de la acción penal.

El inculpado es un punto intermedio entre el que carece de responsabilidad criminal y el reo de un proceso. Pone en movimiento la jurisdicción. La misión del denunciante es sólo esa: denunciar. En efecto. 2. Los terceros coadyuvantes en el Código de Procedimiento Penal. por la otra. y del inculpado.. la comisión de un delito. 1. que equivalen a dos personas. al defensor.Como puede verse. Si estas personas fallecieren o desistieren de la prosecución del juicio revivirá el derecho de aquellas. ello se desprende claramente de ese precepto al expresar: "Si varias personas no exceptuadas pretendieren ejercer la acción pública con respecto a un mismo delito. desde que realizaren cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permitiere ejercer facultades determinadas. B. hay en el proceso penal por delito de acción pública dos elementos o instituciones. se trata del denunciante. dispone que para los efectos regulados en este Código.. Sin embargo. a la víctima y al querellante. a menos que cumpla con los requisitos exigidos por la ley para serlo. en contra de una detención arbitraria y ejercer además los derechos que le confiere el artículo 67 del C. En el nuevo sistema procesal penal. esto es. al imputado. y que no son parte en el sentido natural y obvio de la palabra. a quien le corresponde ejercer y sustentar la acción penal pública en la forma prevista por la ley (art. aparte de los casos que hemos estudiado. por una parte.Es aquella persona que pone en conocimiento del tribunal o de la autoridad administrativa correspondiente. Su actuación consiste solamente en dar a conocer la circunstancia de haberse cometido un hecho punible. No es. el artículo 12. cerrar la investigación. Conforme lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia chilena. Pero. "Pero serán preferidas las personalmente ofendidas por el delito.Denunciante. Como sujeto activo de la pretensión penal se encuentra el Ministerio Público. puede ejercer los derechos que le confiere el legislador. para lo cual deben practicará todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía.P.. tienen gran importancia. titulado Intervinientes. el que. formalizar la investigación. parte en el juicio. 73 . deducir el recurso de amparo. obliga a actuar al tribunal.Inculpado.P. el sujeto contra el cual se dirige la acción penal antes de ser declarado reo o sometido a proceso. quienes podrán intervenir en el juicio tomándolo en el estado en que lo encontraren". atendido el texto del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. acusar y asistir al juicio oral rindiendo las pruebas que fueren necesarias. podrán hacerlo procediendo conjuntamente por medio de un mandatario común. Sin embargo. el inculpado tiene ciertos derechos que le son propios: ellos son solicita la libertad provisional. con estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. no obstante no ser parte. si procedieren también conjuntamente. ya que por la dictación del auto de procesamiento se transforma en parte pasiva para todos los efectos legales y nacen para él todos los derechos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.Nuevo sistema procesal penal. por tanto. no existen en el proceso penal por crimen o simple delito de acción pública. en el proceso penal el concepto de parte es más amplio y complejo que la relación de ellas en el proceso civil. se considerará intervinientes en el procedimiento al fiscal. 77). colaborar con la justicia.Se entiende por tal. presentando una querella ante el tribunal correspondiente.

Una vez cerrada la investigación. o solicitarlas. 111). en su caso. ofreciendo pruebas (art. El acusado debe contestar la acusación y ofrecer la rendición de pruebas en la audiencia de preparación de juicio oral. En el nuevo sistema procesal penal. 7º Código Procesal Penal. para proteger a las víctimas de los delitos. sin perjuicio de la adhesión a la acusación o acusación particular y la demanda civil que pudiere formular la victima que hubiere deducido la querella respectiva. teniendo derecho a asistir al juicio oral para rebatir las pruebas rendidas por los acusadores y ofrecer sus propias pruebas para acreditar sus defensas.) Para este efecto. y presentar la demanda civil en contra del imputado. el ministerio público o la policía. la victima podrá ser parte activa del proceso penal si ejerce la respectiva querella criminal (art. no cabe deducir la acción civil en contra de ninguna persona que no fuere el imputado. facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir.(art. y asistir al juicio oral para sustentar la pretensión penal que hubiere hecho valer por vía de adhesión a la formulada por el Fiscal o en forma principal.. de carácter cautelar o de otra especie. pudiendo con tal objeto realizar las actividades contempladas en el artículo 78 del Código Procesal Penal.P).8º) CAPITULO V: LA COMPARECENCIA EN JUICIO I. se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión. En cuanto al sujeto pasivo. que es el abogado que debe asesorar al imputado para ejercer su derecho a ser defendido desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible. solo la victima puede ejercer la acción civil. En el nuevo sistema procesal penal. La víctima ( art. corresponde que el Fiscal formule la acusación o pida el sobreseimiento del imputado. por lo que los terceros civilmente deben ser demandados solo ante el tribunal civil que fuere competente conforme a las reglas generales. Durante todo el procedimiento debe intervenir el defensor. 108 del C. constituye un deber para los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas.Asimismo.P. Sin embargo.( art. que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal. sea de investigación. el imputado es la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. quien podrá acusar particularmente o adherirse a la acusación. debiendo todo otro tercero que hubiere experimentado algún daño proceder a demandar ante los tribunales civiles competentes según las reglas generales.GENERALIDADES 74 . 261) . puede participar en el proceso ejerciendo los derechos que le confiere el artículo 109 de ese Código. rindiendo las pruebas necesarias para tal efecto y que se hubieren aceptado en la audiencia preparatoria de juicio oral.

Es el concepto del jus postulandi. 2) Comparecencia en sentido restringido. los inculpados. por estar ubicadas en el libro primero del C. Significa el acto de presentarse ante los tribunales. es el sentido que nos interesa. la decisión de un conflicto o de un asunto no contencioso. 2) Restringido. o requiriendo la intervención en un acto no contencioso. se puede entender en dos aspectos: 1) Amplio. Es un concepto netamente procesal. En efecto. en la que necesita simplemente capacidad para comparecer según la naturaleza del acto que se realiza. cualquiera sea la naturaleza del asunto de que se trate. Las normas sobre comparecencia se aplican. la intervención de sus representantes legales.. a los asuntos contenciosos y no contenciosos. y se confunde con la capacidad de goce del Derecho Civil. En virtud de ella se faculta sólo a los capaces de ejercicio para comparecer ante el órgano jurisdiccional. El concepto de comparecencia.El "jus postulandi”es la capacidad para pedir en juicio. reciben aplicación. innovación de la capacidad procesal a la capacidad civil o común. la intervención ante un tribunal no es posible. puesto que son disposiciones de aplicación común. salvo excepciones. Es el concepto de la capacidad para actuar ante los tribunales. es el conjunto de requisitos que habilitan a una persona para formular peticiones ante un tribunal. La comparecencia en juicio no es sólo materia aplicable en un asunto que tenga carácter de litigioso. No basta ser capaz en el aspecto de goce y ejercicio para poder actuar ante los 75 . no es válida.C. a ciertas personas que reúnen los requisitos señalados en la ley". les ha reconocido la facultad de actuar por sí o en representación de otros ante los tribunales. 1) Comparecencia en sentido amplio significa acto de presentarse ante el juez voluntaria o coercitivamente. ejercitando una acción o defendiéndose. 3) JUS POSTULANDI O POSTULACIÓN PROCESAL: Es propiamente la capacidad para pedir en juicio. Esta es otorgada únicamente a ciertas personas. la comparecencia es la necesidad jurídica en que se ven las partes de confiar el patrocinio y la representación del juicio. o de ser posible. Supone en el caso de un incapaz. a quienes el legislador por sus conocimientos. Acá nace el concepto pleno que nos interesa. solicitando por sí o en representación de otro. En su concepto restringido. Respecto de la capacidad en materia procesal debemos distinguir: 1) CAPACIDAD DE GOCE O CAPACIDAD PARA SER PARTE: Es la capacidad para ser parte en un asunto judicial. Es sólo una presentación física ante el tribunal. 2) CAPACIDAD DE EJERCICIO O CAPACIDAD PROCESAL: Es la capacidad procesal general. Esto se explica fácilmente en los asuntos criminales: en estos asuntos comparecen los testigos.P. asumiendo la defensa y representación dentro de un proceso Si no se reúnen los tres requisitos copulativamente. Se confunde con la capacidad de ejercicio del Derecho Civil.

La ley positiva establece la exigencia prácticamente en todos los casos de hacerse asistir por un letrado. las partes deben actuar directamente. El abogado patrocinante es el técnico del derecho. El patrocinio. En primera instancia.. mira a la representación. tampoco es clara la forma como se enfoca el derecho a pedir en juicio. En segunda instancia. La norma en cuanto al sistema de comparecencia está en el art. Se prohíbe la intervención de las partes. o sea.4 del C. lo normal es que deba comparecerse a través de apoderados. 3) Hay un sistema que exige obligatoriamente la representación de letrados. Hay dos aspectos claves en el jus postulandi: 1) El patrocinio. Hay distintos sistemas: 1) Para unos sistemas. 2) La representación o el mandato judicial. El procurador es el técnico del procedimiento. 76 . Actualmente la comparecencia varía de acuerdo con la etapa en que está el procedimiento. sino que es necesario además el jus postulandi.tribunales. con prohibición de que intervenga otra persona. En nuestra legislación positiva. Nuestro sistema positivo es mixto. En distintas legislaciones extranjeras. estando excluida la comparecencia personal. en el cual puede actuarse personalmente o a través de representantes. En los sistemas extranjeros. se refiere a la defensa del juicio. la órbita de ambos no está absolutamente diferenciada.120).C. El jus postulandi es el concepto ya señalado de comparecencia en sentido restringido. Ante las Cortes de Apelaciones puede comparecerse facultativamente en tres formas: en forma personal. se acepta la comparecencia personal. el modo como se va a enfocar esa defensa. El poder o el mandato judicial. la labor entre ambos está tan diferenciada que son incompatibles entre sí. o también puede actuarse en el mismo procedimiento en ciertas oportunidades por representantes. está vinculado a la sustitución de la parte por el procurador. debe tenerse abogado patrocinante y procurador. 2) Hay un sistema facultativo. puesto que se puede tener a la vez el carácter de abogado patrocinante y apoderado o se puede tener un abogado patrocinante y un procurador distinto. Las personas "apoderados”son las indicadas por la ley sobre comparecencia en juicio (Ley 18. no pudiéndose ser a la vez abogado patrocinante y procurador. para todos los efectos legales. es distinto. con preeminencia de obligatoriedad de "representantes". en sentido puro y general.P. mandatario o apoderado en el proceso. En ciertos casos.

el incumplimiento de este requisito provoca que el escrito no podrá ser proveído y se tendrá por no presentado 77 . apellidos y domicilio del abogado. Dice el art.L.C. 398 del C.637). una persona natural que posea el título de abogado y haya pagado la patente municipal respectiva. B) FORMA DE CONSTITUIR EL PATROCINIO. apellidos y domicilio". sólo puede comparecerse por medio de procurador del número o por abogado habilitado.120. En un otrosí del primer escrito. Su derecho se extingue si no comparece en ese plazo. encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los Tribunales de Justicia. 4 del C. a través de abogado habilitado para el ejercicio profesional.588 del COT. pero sólo a través del procurador del número o de abogado habilitado. en relación con el art.EL PATROCINIO Es un contrato solemne por el cual las partes o interesados en un asunto. es decir. "el abogado ponga su firma indicando además su nombre. se refiere al mandato. se señala el nombre. II. pero es aplicable al patrocinio. Estudiaremos ahora las dos instituciones que configuran el jus postulandi: el patrocinio y el mandato. Pero no se puede confundir el patrocinio con el mandato. Es un mandato. su derecho a la comparecencia personal está condicionado. 1º de la Ley sobre comparecencia en juicio. Habitualmente esto se cumple en forma mixta.- a través del procurador del número. a que la "realice dentro del término de emplazamiento.. Con la firma en el escrito se configura el patrocinio. Respecto del apelado.T.. puesto que después puede comparecer. 3º D. C) SANCIONES: Si el patrocinio no se cumple en la forma señalada. la sanción es gravísima. A) REQUISITO PARA SER PATROCINANTE: Sólo puede ser patrocinante un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. y la firma se estampa al final del mismo escrito.P. 3. Si la primera presentación se efectúa sin contener el patrocinio. La exigencia de patrocinio está señalada en el art. No se exige durante el curso del juicio y respecto de cada escrito que se presente. cuando en la primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos. sino al momento de hacerse la primera presentación en un juicio que se sigue ante los tribunales de la República. (art.).O. (art. cuyo objeto es la defensa de los intereses.1º de la Ley 18. Ante la Corte Suprema.Es un contrato solemne que se constituye sólo de la manera señalada por la ley. El art. hay un vínculo y un encargo. en su segundo inciso que se entenderá cumplida la obligación de constitución del patrocinio. El patrocinio se exige en una etapa determinada del asunto.

T y Nº1 Autoacordado sobre tramitación y fallo del recurso de queja). excepcionalmente existen recursos que a pesar de presentarse en el proceso con posterioridad a la primera presentación requieren del patrocinio específico de un abogado. (art. una gestión o trámite del proceso. La absolución de posiciones o confesión de la parte pedida para que se preste por ella en persona. etc.T.Unidas a ellas está su responsabilidad.En primera instancia. El Patrocinio dura mientras en el expediente no hay testimonio de su cesación. el escrito de presentación de los recursos de casación en la forma y en el fondo. pero orientado por el abogado patrocinante. El patrocinio significa defensa del asunto.120).O. hasta el cumplimiento de la sentencia. y en ellos el patrocinante no podrá asumir jamás la representación de ella.O. tampoco podrá el patrocinante asumir la representación. la ley exige la actuación personal de la parte. La realización de las defensas se manifiesta: . pero sólo respecto de esas causas y ante las Cortes de Apelaciones y Marciales y no ante la Corte Suprema. hay un recurso que no debiera tener un patrocinio especial. hoy también pueden hacerlo los egresados que están haciendo su práctica en favor de las personas patrocinadas por las Corporaciones de Asistencia Judicial. 2º del C. No obstante. En segundo lugar. En primer lugar.para los efectos legales. revocación. Hasta hace poco tiempo solo podían alegar los abogados. renuncia.). . La Dúplica en el juicio ordinario.Ante los tribunales colegiados: el concepto de defensa nace en plenitud. 527 C.C. 3) La representación del patrocinante puede surgir por una actuación. (art. (Art.409 se refería a la representación del 78 . D) DURACION DEL PATROCINIO. ya antes designado en el proceso en que se dictó la resolución que motiva la interposición del recurso. E) FACULTADES DEL PATROCINANTE. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno. 2) En los casos en que la ley dispone que el acto jurídico se realice precisamente por el apoderado. como si se tratara de una nueva presentación: este recurso es el de queja. 548 inc. Puede ser el mismo abogado. P.Ej. (art. En cuanto a la facultad del patrocinante de asumir la representación de la parte debemos distinguir varias situaciones: 1) En ciertos casos.P. y sin embargo la ley lo exige. P. porque se estima que es un asunto separado al que está siendo conocido por el tribunal que dictó la resolución con falta o abuso. El artículo 40 inciso 3º de la Ley 4. Ej.772 inc. que debe contar con el patrocinio de un abogado. En el hecho la defensa la realiza el mandatario. debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador del número. Este patrocinio que se constituye en la primera presentación cubre todo el juicio. Las defensas orales ante las Cortes las hacen los abogados. La cesación del patrocinio puede darse por diferentes modos de extinguir: muerte.2º Ley 18.1º inc. final C.). él firma los escritos en que se realiza la defensa.

y no podía ser permanente en su ejercicio. Esto ocurre.Avisar al primer abogado patrocinante.120.Encargarse de que el primer abogado patrocinante reciba sus honorarios dentro de un plazo determinado. que la contravención a la norma anterior. Hay una norma expresa en el Código de Etica Profesional al respecto: "no se puede sustituir al patrocinante sin motivo justificado. anormal. El patrocinante mantiene su responsabilidad por todo término de emplazamiento (entre la notificación y el transcurso del término del emplazamiento). En la actualidad. porque cuando se dictó esa ley. (la muerte del otorgante no termina con el patrocinio).”La representación del patrocinante es facultativa (la ley decía podrá). III. Generalmente así se hace para evitar los honorarios del abogado. debiendo asumirse en forma aislada. Si así no ocurría el Colegio los fijaba. 528 del C. En caso de muerte o incapacidad del abogado patrocinante debe nombrarse otro en la primera presentación posterior a este evento. En el mismo Código se señalaba. que la renuncia del abogado patrocinante debe ser puesta en conocimiento del patrocinado junto con el estado del asunto. era una representación mas bien para el caso urgente. La renuncia no produce efectos por el solo hecho de presentarse al tribunal: se debe comunicar al cliente. 2) Por revocación: Es la manifestación de voluntad del mandante en el sentido de no continuar con el mismo patrocinio.EL MANDATO JUDICIAL A) CONCEPTO. el nuevo abogado patrocinante tiene dos obligaciones: . salvo que antes se haya designado otro patrocinante. 4) Por muerte o incapacidad del abogado patrocinante. F) TÉRMINO DEL PATROCINIO.1º de la Ley 18.O.79 . 3) Por renuncia: Señala en el inciso 4º del art. . En caso de haber revocación. aún no existía la institución del patrocinio separadamente.T. en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley 18. El art.120 se faculta al patrocinante para asumir la representación del patrocinado en cualquiera de las actuaciones. pero se aplica también al patrocinio. esporádica y para un caso determinado cuando no sea posible la actuación del verdadero representante cono señalaba la Jurisprudencia. se refiere al mandato. gestiones o trámites de las diversas instancias del juicio o asunto.patrocinante.El patrocinio puede terminar: 1) Por el desempeño del encargo: es la forma normal de terminar. acarreaba la intervención del Colegio de Abogados.. Lo más correcto es pedirle al primer abogado que renuncie.

P. con las modificaciones introducidas por el C.2º de la Ley 18. lo lógico es que haya uno solo. 2. 3. en ambos casos pueden haber varios mandatarios. pero este mandato judicial es solamente otorgado para actuar ante los tribunales de justicia y no para usarse en otros efectos. DIFERENCIAS ENTRE MANDATO CIVIL Y JUDICIAL.2º de la Ley 18. incluso los incapaces. 4º o 5º año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de algunas de las Universidades autorizadas (debe entenderse acomodado al régimen curricular). b) Mandato judicial: pueden ser mandatarios sólo las personas enumeradas en el art.120 y ellos son: 1) 2) Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.". a) Mandato civil: La representación es un elemento de la naturaleza.O.Las personas que pueden ser mandatarios judiciales están señaladas en el art. 4) Estudiantes actualmente inscritos en 3º. en la práctica. porque la voluntad del mandante perfecciona el acto. b) Mandato judicial: Se discute si puede haber uno o varios mandatarios. b) Mandato judicial: No se extingue por la muerte del mandante.O.C. y 5) Egresados de las Facultades de Derecho. que hubieren cursado 5º año y hasta 80 . a) Mandato civil: Se extingue generalmente con la muerte del mandante. Este concepto está insinuado también por el art.T. sin importar el tiempo de egreso). Esto es solo una distinción doctrinal. al decir “que este mandato se rige por el Código Civil.Es un contrato solemne por el cual una persona otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante los Tribunales de Justicia.528 del C. 5. puesto que siempre el mandatario actúa dentro del proceso en representación de su mandante. a) Mandato civil: Puede ser mandatario cualquier persona. y por el C. b) Mandato judicial: La representación es de la esencia del mandato. Procurador del número. 4. B) 1. C) REQUISITO PARA SER MANDATARIO. pudiendo concebirse el mandato sin representación.120.T. a) Mandato civil: Pueden designarse cualquier número de mandatarios. 3) Personas que designen las Corporaciones de Asistencia Judicial (egresados de la Escuela de Derecho que se encuentren haciendo su práctica.a) Mandato civil: Es generalmente consensual b) Mandato judicial: Es siempre solemne..

Declaración escrita del mandante autorizada por secretario del tribunal. (art. pero si este no es abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o procurador del número. La exhibición del certificado respectivo habilitará al interesado para su comparecencia.808).P.). Se cumple con ella cuando el secretario del tribunal autoriza la declaración escrita del mandante. Se hace por medio de un acta extendida ante un juez de letras o un juez árbitro y suscrita por todos los otorgantes. también puede otorgarse ante un Oficial de Registro Civil.C. autorizada por el secretario del tribunal que está conociendo del asunto.P. b) En el caso de los juicios de partición de bienes se usa generalmente esta forma de constituir el mandato en el acta que se levanta del primer comparendo.86 Ley 4. contenidas en el art. su nacimiento sólo puede producirse en algunas de las formas contempladas por la ley. Se da muy escasamente.C. No sólo puede otorgarse ante notario. Ejemplos son: a) En el acta de conciliación puede darse un poder especial. 3) Art. firma (Ley 18. que no es posible otorgar por escritura pública a una persona que no sea abogado habilitado un mandato especial que comprenda sólo la representación judicial.120). La autoridad universitaria competente certificará. Las formas de constituir el mandato judicial son las siguientes: 1) Art. 6º Nº 1 C. Es la forma habitual. El secretario para autorizar el mandato debe cerciorarse previamente que el 81 . Nº 3. La Jurisprudencia ha entendido de acuerdo con esta norma.P. 6. (art.4ºdel C. Consta en una declaración escrita del mandante. el hecho de estar vigente la matrícula o la fecha del egreso.C. El secretario escribe "autorizo”o "autorizo el poder". y en el art. C. En los mandatos con administración de bienes que se otorgan por escritura pública puede conferirse al mandatario la facultad de comparecer en juicio. (tiene este funcionario esta facultad especial en el ámbito territorial donde no hay notario).092.P. 6.C. Acta extendida ante Juez de Letras o Arbitro. el primer escrito de la parte debe cumplir con la "constitución efectiva del mandato". Presentado ante el tribunal. en su caso. fecha. que tenga facultades para ejercer esta función específica. siendo posible conferir el mandato judicial a las personas que no son abogados o procurador del número sólo en los mandatos generales de administración de bienes.29 de la Ley 18.P. en persona que posea alguna de estas calidades. 2) Art. D) FORMA DE CONSTITUIR EL MANDATO JUDICIAL Como es un contrato solemne. deberá delegarlo en caso necesario. Nº 2 C. a petición verbal del interesado.tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes (También entendido según el régimen de estudios vigentes).C. Por escritura pública. 6 del C.

120). sin expresión de causa en cualquier estado del juicio. 2º de la Ley 18. 4º Ley 18. 1) Solo se aplica con respecto de la letra de cambio y pagaré (también se aplica con respecto del cheque. Esto creó graves problemas éticos por lo que se ideó un sistema en el cual con el endoso de la letra se diera por constituido el mandato con todas las facultades que requieren mención expresa. siempre que la corrección del procedimiento así lo aconsejare. Al efecto. se entienden conferidas al mandatario todas las facultades especiales que en los demás casos requieren ser otorgadas expresamente. El juez podrá concederla atendida la naturaleza y cuantía del litigio o las circunstancias que se hicieren valer. Por el solo hecho de endoso. el inc. Endoso en comisión de cobranza de letra de cambio y pagaré. pero debe comparecer en juicio en la forma establecida en la ley y a través de las personas facultadas al efecto. Estas excepciones son comunes también al patrocinio. "en cobranza". "en comisión de cobranza”o cualquiera otra mención que indique siempre mandato. Debe tenerse presente que esta forma de constituir el mandato judicial. 3º Ley 18. Con todo el mandatario sólo puede comparecer ante los tribunales en la forma que exige la ley".120). Esta última forma de constitución se materializa a través de las cláusulas "valor en cobro". Sus resoluciones no son objeto de recursos. 2) Este mandato judicial puede otorgarse a cualquier persona. (art. Normalmente al cobrarse una letra de cambio. ésta se endosaba al abogado.Art. 4. La excepción es doble: a) Hay asuntos en que puede comparecer la parte personalmente. aunque algunos lo discuten). E) EXCEPCIONES DE LA LEY DE COMPARECENCIA EN JUICIO A LA CONSTITUCION DEL MANDATO. 29 de la Ley sobre letra de cambio y pagaré (Ley 18. en los siguientes casos: 82 . siendo facultativo para el juez aceptar. Las resoluciones que se dictaren en esta materia solo serán apelables en el efecto devolutivo. dado que la letra de cambio es un instrumento autónomo que nada tiene que ver con las obligaciones contenidas en el contrato que la haya originado.092 estableció que "el endosatario en cobranza puede cobrar y percibir judicialmente y tiene todas las atribuciones propias del mandatario judicial comprendidas también aquellas que conforme a la ley requieren mención expresa. En estos casos no será necesario constituir mandato judicial ni patrocinio. b) Para la iniciación y secuela del juicio podrá solicitarse autorización para comparecer y defenderse personalmente. no se requiere un mandato judicial ni patrocinio. 2º inc.mandatario reúne alguna de las calidades previstas en la Ley de Comparecencia en Juicio (art.092). Además. sin perjuicio de exigir la intervención de abogados. rechazar o cancelar el mandato. lo cual impedía que pudieran oponerse excepciones representadas en la letra de cambio.

de cuantía superior a dos unidades tributarias mensuales. los juzgados de menores y ante árbitros arbitradores. cualquiera que sea su naturaleza. 4) Asuntos de que conozca la Dirección General de Impuestos Internos. Asunto de que conozcan los jueces de los de subdelegación. sobre juicio político. Se puede comparecer personalmente ante los Jueces de Menores. salvo que tratándose de asuntos superiores a dos unidades tributarias mensuales. 8) Causas electorales.1) Se refiere al territorio y al número de abogados que ejercen la profesión en ese territorio.11. o que se comparezca personalmente. depositarios. 6) Asuntos de que conozca la Cámara de Diputados y el Senado. 11) Con respecto de las solicitudes en que aisladamente se piden simple copias. 5)Asuntos que conozca la Contraloría General de la República. En verdad se quiere que se cumplan las disposiciones del mandato y del patrocinio.120 art. 12) Con respecto de los martilleros. salvo en aquellos asuntos sobre regulación de daños y perjuicios. la Dirección exija por resolución fundada la intervención de abogado. hecho que determinará la Corte de Apelaciones respectiva. 3) Ley 18. peritos. se excluye el patrocinio y el mandato. se comparece directamente sin cumplir con el jus postulandi. los alcaldes.3º inc. En todos los casos anteriores. Si se designa mandatario ante estos tribunales. no pudiendo conferirse mandato a persona no habilitada por la ley para revestir carácter de 83 . Las otras excepciones se refieren a la materia y a la cuantía de un asunto: 2)Las solicitudes de manifestación minera: Con respecto de ellas no existe la exigencia del patrocinio o del mandato. 7) Juicios cuya cuantía no exceda de media unidad tributaria mensual. cuando sus presentaciones tuvieren por único objeto dar cumplimiento a la misión que el tribunal les ha confiado o dar cuenta de ellas. éste debe estar de acuerdo a las exigencias legales. La obligación del mandato judicial y del patrocinio no se aplica en los departamentos en que el número de abogados en ejercicio sea inferior a cuatro (en la actualidad debemos entender hecha la referencia a la Comuna). los jueces de Policía Local. los de distrito (hoy derogados). interventores secuestres y demás personas que desempeñan funciones análogas. desarchivos o certificados (lo puede hacer cualquier persona). 9) Recursos de Amparo y protección. 10)Con respecto del denunciante en materia criminal.

C. Los actos procesales siempre están sometidos a plazos. Esta gestión es importantísima: El plazo máximo de tres días es fatal.Las facultades que emanan del mandato judicial se encuentran contempladas en el artículo 7 del C. Si se ordenara la constitución legal del mandato. y no existen entidades públicas o privadas que presten asistencia jurídica gratuitas los necesitados serán representados y patrocinados gratuitamente por el abogado de turno.mandatario.120). por cualquier motivo. SANCION A LA NO CONSTITUCION DEL MANDATO La sanción en el patrocinio es drástica. Esta sanción se aplica a cualquiera de las formas de constitución del mandato. el tribunal no provee el escrito y se tiene la solicitud por no presentada para todos los efectos legales.P. momento en el cual el poder no es autorizado por el secretario. sólo se puede intentar el recurso de queja. (inc. se dejan para ser presentados. Si ocurre que cuando se presenta la solicitud. acontecerá que: a) No se provee el escrito. Se da una posibilidad por el tribunal para que dentro de un plazo máximo de tres días se constituya el mandato legalmente. F. en la casa del secretario que certifica la hora. la fecha del escrito es la de la primera presentación si el poder se constituye en forma con posterioridad.Esenciales u Ordinarias. los cuales corren hasta las 24 horas del día respectivo.1º y 2º de la Ley 18. si hubo falta o abuso. exigiéndose en la resolución que recae en el escrito la constitución legal del poder. En las ciudades donde se aplican los arts..120.4º art. no está legalmente constituido el mandato. en horas de funcionamiento del tribunal ante el secretario. puesto que se da una oportunidad al que omite el mandato. En el mandato. Contra la resolución que se dicte en este sentido. la solicitud se tiene por no presentada para todos los efectos legales. 84 . b)Se ordena la constitución legal del mandato por el tribunal bajo apercibimiento en el plazo que él determine y que no puede ser superior a de tres días. Sucede muchas veces que escritos importantes. aunque en la práctica recibe su máxima aplicación en el caso de falta de autorización por el secretario del tribunal. pero puede llegar a tenerse por no presentado la solicitud.2º Ley 18. se debe autorizar el poder en el plazo de tres días. y se clasifican del mismo modo que los elementos de los actos jurídicos. Hay una circunstancia en que opera siempre la necesidad de preocuparse de la constitución del mandato. Pasado el plazo. Con ello se insiste en no permitir mandatarios que no tengan conocimiento legales y que no cumplan los requisitos legales. c)Si no se constituye el mandato dentro del plazo fijado por el tribunal en el apercibimiento. cuando los abogados o procuradores constituyen los mandatos por esa vía. G) FACULTADES QUE EMANAN DEL MANDATO JUDICIAL . Las facultades otorgadas pueden ser: 1. Estas resoluciones (sobre patrocinio y mandato) no son objeto de recursos de ninguna clase. la ley establece una sanción menos drástica. se tiene por no presentada la solicitud.

para que se entiendan otorgados automáticamente estas facultades.. Por eso son esenciales. 3. y que no pueden ser limitadas de modo alguno. Ellas son las que autorizan al procurador para tomar parte del mismo modo que podría hacerlo el que da el mandato.7. como lo señala el art.C. Basta con que se diga "Confiero poder judicial a . aunque no se mencionen. hasta el cumplimiento completo de la sentencia definitiva. Ellos son: 1) Cualquier juicio que empiece por medida prejuicial. El solo hecho de darse el poder.P. les da vida. Si se da poder para estos tres procedimientos preparatorios. b) No pueden limitarse de modo alguno por las partes. Estas facultades nacen aun cuando en el poder no se diga nada acerca de ellas. abarca el juicio preparatorio y el juicio como tal hasta su sentencia definitiva. o es necesario volver a dar mandato en la demanda misma?. El poder es amplio. Estas facultades esenciales normalmente se individualizan como las facultades contempladas en el inciso primero del art.P.. 3) Juicio contra terceros poseedores de la cosa hipotecada: comienza cuando se le notifica al tercer poseedor del juicio en su contra. el juicio ejecutivo... comprende también lo vinculado a la gestión que se realiza.". que no pueden limitarse por la voluntad de las partes.Accidentales o Especiales.De la Naturaleza. No se trata de demandas judiciales propiamente tal. Caracteres. según estas facultades esenciales. a) Nacen aún sin que se diga nada con respecto a ellas. en todo los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promueven. 85 .FACULTADES ESENCIALES U ORDINARIAS. El mandato es concedido para la representación judicial. El sólo hecho de darse un mandato judicial involucra de pleno derecho y en forma inmodificable el otorgamiento de ciertas facultades.7 del C. ¿ cubre el poder la demanda correspondiente del juicio como tal. 2) En ciertos casos. Hay una perfecta relación entre la regla general de la competencia de la extensión (que mira el tribunal y se aplica a él) y esta norma del mandato (que mira al apoderado y se aplica a el) El poder cubre todo el juicio. Hay tres procedimientos que comienzan por un juicio preparatorio. Hay situaciones en que es discutible la plenitud de la representación.2.C. Son aquellas que nacen por la sola circunstancia de otorgarse un mandato judicial. 1.: “Las cláusulas en que se limiten o nieguen las facultades esenciales. son nulas". inc.1º del C. puede empezar por gestiones preparatorias de la vía ejecutiva..

La segunda delegación no produce efectos.1º del C. el poder en la gestión misma. Finalmente. La delegación del mandato sólo puede ser efectuada en las personas habilitadas legalmente para desempeñarse como procuradores (art. Si el mandatario no tiene prohibición expresa de delegar el mandatario puede hacerlo. si el mandante confiere mandato judicial en forma pura y simple.C. Esta delegación obliga al mandante. Si se confiere un mandato judicial. porque se produce en caso contrario. Acá el poder debe darlo el mandante y no el delegatario. todas las notificaciones durante el procedimiento se deben hacer al mandatario judicial. 2º inc. El mandante desaparece de la vida procesal durante todo el curso del procedimiento y sólo vuelve a ser considerado en los casos en que por la naturaleza de la actuación o la expresa disposición de la ley deba o pueda actuar personalmente. De acuerdo con ello. puro y simple. constituyen facultades de la naturaleza en el sentido de entenderse incorporadas en el mandato judicial a menos de haberse ellas excluido por el mandante.. Esto es importante cuando se puede producir la comparecencia ante tribunal superior a través de procurador del número. En primer lugar. Para que no proceda la delegación. (art. Como consecuencia de lo anterior. está constituida por estos casos. siendo nula las que se practiquen al mandante. 2) FACULTADES DE LA NATURALEZA. se puede libremente delegarlo.Hay un antecedente que corrobora lo anterior: una de las excepciones a la distribución de causa. se debe tener presente que la delegación de delegación no vale. 5º Ley 18.O. lo que obligaría.P. Son aquellas que se suponen incorporadas a un poder aunque las partes nada digan de ellas. Una vez otorgado el poder. por la compatibilidad entre el mandato y las normas del C. lo actuado en virtud de la segunda delegación es nulo. Si existe negación expresa.T. En segundo lugar. Se termina la posibilidad de delegar. no ocurre lo anterior. pero se pueden modificar por acuerdo expreso de las partes. la segunda delegación con los efectos señalados. (Ej: La absolución de posiciones. En todo caso. solo se refiere a la primera delegación. efectuar la limitación a la delegación del mandato. No existe inconveniente para otorgar un mandato puro y simple. que el mandato no sea amplio. al mandante (todo lo que haga el delegatario obliga al mandante). El C. puesto que la delegación debe efectuarse en alguno de las formas contempladas en el inciso 2º del artículo 6º del Código de Procedimiento Civil. se entenderá que el mandatario judicial del ofendido se encuentra facultado para 86 . inc. fácilmente puede ser redactado para que cubra la medida previa y las actuaciones judiciales posteriores.120) y reviste el carácter de solemne. y antes de producida la delegación. automáticamente.7.P. el mandante debe en el mandato expresamente prohibirla. es absurdo pensar.C. reviste tal naturaleza la que mira a la delegación del mandato.). cuando se solicite que ella sea prestada personalmente por la parte). "iniciar el juicio principal por medida previa": Si orgánicamente se considera todo como un mismo asunto. todas las diligencias y actuaciones se realizan con o a través del procurador. la cual tolera. cuando se ejercita la facultad de delegar por primera vez. la facultad de presentar demandas civiles y la de ser notificadas de ellas dentro del Plenario Criminal de acuerdo a lo previsto en el artículo 432 del Código de Procedimiento Penal.

no pueden volver a promoverse nunca más la pretensión. con respecto de las pretensiones hechas valer. 3) FACULTADES ACCIDENTALES O ESPECIALES.. no se entenderán concedidas al procurador sin expresa mención.).313 del C. Es el sistema judicial de provocar confesiones. Si el ofendido. 7 inc. Estas facultades sólo se entienden incorporadas al mandato judicial. Ello significa.C. cuando expresamente han sido concedidas al mandatario. c) Absolver posiciones. 7 inc.P. sin perjuicio de además no poder ser notificada la demanda a los anteriores mandatarios. confesar en juicio. El C. Este acto tiene gran importancia: produce cosa juzgada. que es esencialmente un acto de disposición (art.. regirán las reglas generales.P. Civil y 402 del CPC. Se individualizan generalmente como las facultades de art. es el acto por el cual el demandante decide no continuar el juicio. d) Renunciar a los recursos o a los términos legales: Esta facultad se refiere a renunciar anticipadamente a éstos en forma expresa posibilitando el éxito de la contraparte. y por otra parte. porque el desistimiento extingue para siempre la pretensión hecha valer en la acción deducida.C. Si existe desistimiento. b) Para aceptar la demanda contraria. 2º. para que las conteste en una audiencia que el tribunal fija especialmente para ese efecto. el mandatario del acusado o tercero civilmente responsable en el proceso penal podrá ser notificado de la demanda civil que se hubiere deducido en contra de su representado. Las posiciones son las preguntas hechas por escrito y dentro de un sobre cerrado por una parte a la otra. Para esto también se requiere manifestación 87 . las señala expresamente en el art. La aceptación es lo que se llama "allanamiento a la demanda". Esto se confunde con el desistimiento de la demanda. la aceptación de la demanda por ser un acto de disposición. Para dar el mandatario judicial de una parte respuesta a esas posiciones se requiere que no se hubiere solicitado que se den las respuestas personalmente por la parte y que al mandatario judicial se le hubiere conferido la facultad de absolver posiciones expresamente. 2º del C. O sea. Se requieren facultades expresas para que disponga el mandatario. las facultades de: a) Desistirse en primera instancia de la acción deducida.deducir la demanda civil en el Plenario sin la intervención del mandante. Por ejemplo. que el escrito de demanda civil del ofendido y la contestación de la demanda civil por el acusado y tercero civilmente responsable deberán ser firmadas personalmente por ellos y conferir poder en esos escrito a las personas habilitadas correspondientes.713 Cód.). porque puede llegar a ser un acto de disposición.1. Es la confesión provocada o absolución de posiciones. de parte del mandante. Si se concede un mandato judicial sin aludir a estas facultades. “Sin embargo. el acusado o el tercero civilmente responsable le hubieren negado expresamente esas facultades a sus respectivos mandatarios. Por eso se exige mención expresa. o sea. a través de la confesión y del reconocimiento de los hechos por parte del demandado puede acogerse la demanda contra él (art.P.C. decide dejar sin efecto las peticiones formuladas al tribunal. el mandatario no puede ejercer ningún acto que las lleve envuelta.

De otro modo. 88 . puesto que la ley exige facultades especiales para desistirse de la demanda y no de los recursos que se hayan hecho valer.223 del C.expresa. La renuncia se refiere a una renuncia expresa. porque se hacen concesiones recíprocas. Por otra parte.O. sin expresa mención en el mandato.por la junta de acreedores. Abarca solo la renuncia expresa. Los convenios son excepcionales desde todo punto de vista. 2. ya que ello significa alterar las reglas generales de la ley da al respecto. e) Transigir: La transacción es un acto de disposición. al conferirse el poder para transigir si ellas quieren ser otorgadas debe dejarse expresa constancia que las facultades de transar comprende la de avenir y aceptar conciliación. Pueden ser: . es decir celebrar un acto por el cual se designa un árbitro para que resuelva un asunto. h) Aprobar convenios: Cuando alguien pasa a ser insolvente. No se puede someter a la sola voluntad del mandatario judicial. g) Otorgar a los árbitros facultades de arbitradores: Tampoco puede hacerlo el mandatario. No puede cubrir la circunstancia de que no se haga uso del plazo o que no se interponga el recurso en el plazo correspondiente. (art. 7º no aparece comprendida la facultad de celebrar avenimiento y conciliación. f) Comprometer.7º se encuentra comprendidas o no las de avenir y celebrar conciliaciones. se manifiesta una facultad de disposición en que se renuncia a una cuota del crédito por vía directa o indirecta. (art.246 del Cód. Con ello se salva toda discusión que pudiere presentarse acerca de sí en el caso de otorgamiento de poder con las facultades de ambos incisos del art. asimismo. . una vez interpuesto el recurso. Este es el criterio de la jurisprudencia chilena. el mandatario judicial puede desistirse de él. Los convenios son autorizados. puede ocurrir que los acreedores pidan su quiebra.Extrajudiciales. Como en el texto del art. Se sustrae un asunto de la justicia ordinaria para someterlo a conocimiento y resolución de un juez árbitro. que operan durante la quiebra y en que el fallido cita a los acreedores con la misma finalidad de los convenios preventivos. Civil). La ley ha creado otro institución: Los convenios: Las dos clases de convenios reglamentados por la ley son: Convenios preventivos: Es aquel que el deudor propone a sus acreedores para impedir la declaratoria de quiebra.). Hay también convenios judiciales. sin expresa mención.Judiciales. la facultad de comprometer. En el acto de suscribirlos. Este no es el único medio de poner término a la insolvencia.T. es trastocar todo el sistema del mandato judicial. Tampoco se entiende incorporada.

” Por largo tiempo la doctrina y la jurisprudencia sostuvieron que se entendían otorgadas al enumerarlas una a una.7º es una ley. El 89 .7º del C. 178 Ley de Quiebras). sin expresa mención. frutos o rentas de una cosa son objeto de apropiación o cobro por parte de la persona calificada para gozar de ellos. En este caso.C. Se acepta como válida la forma de otorgar el mandato judicial. No se quiere que el mandatario cobre y no reintegre. Por eso debe expresarse esta facultad. i) Percibir: Es la operación mediante la cual los productos. con las facultades de ambos incisos del art. porque puede tener implicancia en asuntos monetarios. Al concederse mandato judicial se debe tener presente al otorgarse la facultad de absolver posiciones (confesar) que es útil establecer que esa facultad se otorga previa notificación del mandante. para que pueda el mandatario prestar confesión en juicio.092). los cheques que se giren en el proceso deberán extenderse en forma cruzada y nominativa a nombre del mandante y no del mandatario judicial.. ¿Cómo debe otorgarse el mandato judicial para que se entiendan incorporadas las facultades especiales? El C. se puede estipular.2º.se tenga especificación con respecto de ella. En el Código Civil no es tampoco una facultad común. También se debe limitar la facultad del mandatario de contestar nuevas demandas: esta facultad nacerá solo una vez que el mandante haya sido validamente notificado. se las debía señalar en forma específica y casuística. por lo cual la facultad de suscribirlos debe ser expresamente mencionadas en el mandato. se pagan los acreedores a prorrata del resultado de la liquidación de bienes. En los convenios va envuelta una alteración de las reglas generales. quien sólo podrá efectuar el retiro material del documento para su posterior entrega al mandante. o sea. La ley se presume conocida de todos y al establecerse en el mandato la cita de la ley y el hecho de darse por expresamente reconocidas estas facultades del mandato es suficiente resguardo para el mandante.P.29 de la Ley 18. Por vía directa. en el art.P. que el mandante declara conocer y da por expresamente reproducidas una a una".7º. Esta facultad se entiende conferida por el solo ministerio de la ley en el caso del endoso de letras de cambio con cláusula "valor en cobro”u otro semejante.. que se paga sólo un 75% del crédito. por esta sola mención de carácter general: "confiero poder judicial a NN. con las facultades especiales incluídas. será siempre necesario que se notifique a la parte directamente. no siendo necesaria ninguna otra especificación en esta forma especial de constituir el mandato para que se entienda ella comprendida. por ejemplo. dice: "no se entenderán concedidas al procurador las siguientes facultades. En lo procesal se requiere que aunque sea una facultad que normalmente va en beneficio del mandante (percibir frutos y rentas).Por vía indirecta. (art.. todos los dineros que correspondan a su mandante no se le pagaran al mandatario judicial. inc. (art. El legislador no quiere crear el problema de restitución entre mandante y mandatario. Hoy no es así. Ello es factible porque el art.C. (Capitant) También debe mencionarse expresamente. De allí que si el mandatario judicial no posee esta facultad.

Asimismo. 2) Anormalmente puede pedir el mandante la terminación del mandato en los casos en que el juicio no llegue a sentencia..EFECTOS DEL MANDATO JUDICIAL. c) En la absolución de posiciones. d) En el proceso penal. 2º inciso 6º Ley 18.. requiere la intervención de la parte. como ocurre por ejemplo: a) En la gestión de avenimiento. 1) Por el cumplimiento del encargo: En un caso normal se extingue por la ejecución completa de la sentencia definitiva. la parte deberá firmar con el mandatario judicial los escritos que digan relación con esas facultades ante el secretario del tribunal (art. tal notificación es nula. en forma expresa. en las querellas por injuria o calumnia. Esta limitación es de gran importancia para el resguardo de los intereses del mandante. El mandatario puede representar al mandante hasta la ejecución completa de la sentencia. porque muchas veces los mandatarios no saben las condiciones particulares del mandante. Se produce el efecto básico del cual emanan el resto de las consecuencias: Al otorgarlo desaparece del proceso la persona física del mandante. 505 C. no tiene limitación en el tiempo ni en los diversos asuntos para los cuales se ha otorgado. otorgado por escritura pública.mandato puro y simple autoriza al mandatario para contestar nuevas demandas antes de que se notifique al mandante.120). en lo civil. se notificara a la parte. aún cuando tenga conferidas facultades para ello. H.P. si en vez de notificarse al mandatario la sentencia.). Por ejemplo. I) TERMINO O EXTINCION DEL MANDATO JUDICIAL Se puede extinguir por distintas causas. se encuentre preso o no. Tampoco juega el mandato cuando la ley requiera la intervención de otra persona distinta de la parte y del mandatario como sucede en la comparecencia que debe efectuarse a través del procurador del número o de abogado habilitado ante la Corte Suprema. 90 .).P. debe notificarse personalmente al procesado que se encuentre preso todas las resoluciones que se dicten (art. En el caso que la parte hubiere conferido al mandatario judicial todas o algunas de las facultades especiales del inciso 2º del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil. Se debe establecer la limitación señalada. es menester tener presente que existen casos en que la ley. deberán notificarse personalmente al procesado y no a sus mandatarios judiciales. El desistimiento de la demanda pone término al mandato judicial cuando tiene un carácter específico y no general. Sin embargo.P. Al no cumplirse este efecto.El mandato general. b) En la conciliación. (art. y todas las actuaciones deben entenderse a partir de su otorgamiento con el mandatario. la sentencia definitiva de primera instancia y el cúmplase de la de segunda instancia. en los juicios del trabajo y.P. 66 C. en las cuales se puede solicitar que ellas sean prestadas personalmente por la parte y no por el mandatario judicial. lo actuado es nulo.

no opera y en este caso. Transcurrido el plazo deja de serlo. acompañando certificado de defunción (se suspende el proceso. La revocación se reglamenta en el art. La renuncia debe ser expresa. La muerte del mandatario es un hecho no regulado en forma general en sus efectos procesales por el C. 5) La muerte como causa de extinción. Esta nulidad la puede hacer valer la parte que estuvo asistida por el fallecido. Por tratarse de un hecho público y notorio (la muerte consta en un registro público) toda actuación hecha a través de mandatario muerto es nulo. a) Expresa: cuando en forma explícita se manifiesta la voluntad de revocar.10 del C. es responsable de lo ocurrido por su culpa o dolo y comete delito o cuasidelito civil. debe cumplir copulativamente los siguientes requisitos: a) Poner en conocimiento del mandante el hecho de la renuncia y el estado del juicio.P.C.3) Revocación: que puede ser expresa o tácita. se deja sin efecto el mandato judicial.C. será con este mandatario con quien se entenderá la contraparte. b) El mandato judicial se extingue por muerte del mandatario. Si no se acompaña al expediente la revocación. 396 y 529 del C.O. b) Tácita: cuando sin aludir al mandato anterior se confiere uno nuevo. difiere con el mandato civil. 4) El mandato puede extinguirse por renuncia del mandatario. Durante todo este término (15 días) el procurador conserva la responsabilidad de mandatario. Por esto lo suspende 91 . La revocación es un acto unilateral del mandante. con respecto a la muerte.P. todas las diligencias se siguen haciendo con el mandatario. se aplican las normas civiles). si el mandatario no actúa. aunque no haya constancia de la muerte en el proceso. a) La muerte del mandante no extingue el mandato judicial (arts. La revocación no es oponible a la contraparte. la renuncia un acto unilateral del mandatario. que establece la exigencia de existir constancia en el expediente de la revocación: “Todo mandato legalmente constituido es tal mientras en el proceso no haya testimonio de su expiración o de su revocación".T. El mandato judicial. Si se designa nuevo mandatario antes de transcurrido el término de emplazamiento. Si no se notifica. La renuncia se debe poner en conocimiento del mandante junto con el estado del juicio. b)Debe transcurrir el término de emplazamiento desde la notificación de la renuncia a la parte. porque ya habrá constancia de ello en el proceso. La muerte puede ocurrir en momentos importantes del proceso. mientras no haya constancia de ella en el proceso.). Para que la renuncia desafecte al mandatario del juicio.

respondiendo civil. el legislador ha contemplado expresamente la suspensión de ella como consecuencia de la muerte del procurador o del litigante que gestiona por sí en el pleito. si con motivo 92 . Situación distinta es la que afecta al procurador o representante judicial del mandante. deben recurrir para la aplicación sanción disciplinarias a los tribunales ordinarios de justicia. Antes de la modificación del año 1985.L.621 (D. no cabe duda que la responsabilidad de los procuradores sólo se refiere a las costas procesales y no a las personales. definición que está en armonía con las cargas pecuniarias a que se refiere el citado Título IV". producirá cosa juzgada en el juicio civil que se iniciare para cobrar los perjuicios causados. sería perjudicial al mandante que dió el mandato por imperativo de la ley (art. 139 del indicado cuerpo legal. Así. con las anteriores referidos al Título IV. En la actualidad.5º del CPC).P. Sólo tratándose de la vista de la causa. Finalmente. La responsabilidad del patrocinante es causada por la defensa del juicio. los afectados por un acto desdoroso. La responsabilidad pecuniaria es excepcionalísima.C. Para tal efecto se debe presentar una demanda. en el recurso de casación rechazado existe una solidaridad legal en el pago de la multa.C.28 del C.28 del C. "los procuradores judiciales responderán personalmente del pago de las costas procesales generadas durante el ejercicio de sus funciones. costas y demás cargas pecuniarias que se produzcan en el procedimiento.3.384 (Diario Oficial de 9 de enero de 1985). modificado por la Ley 18. A partir de la dictación del D.7-02-81). la vista de la causa se suspenderá por 15 días contados desde la notificación al mandante de la muerte del procurador o desde la muerte del litigante que obraba por sí mismo en su caso". El antiguo precepto sólo se refería a "las costas que sean de cargo de sus mandantes". cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión. el abogado patrocinante no está afecto a ninguna responsabilidad por el pago de honorarios. debe concluirse que la obligación personal que dicho precepto impone al procurador judicial es la de hacerlo responsable sólo del pago de las costas procesales que define el art. criminal y disciplinariamente.P.gr.C. y no ante los colegios profesionales que carecen de dichas facultades y han pasado a constituir asociaciones de carácter gremial. El legislador ha establecido una responsabilidad solidaria del procurador y del mandante respecto de las costas procesales. Al efecto. porque precisamente esta disposición expresa que éstas son las causadas en la formación del proceso y que corresponden a servicios estimados en los aranceles judiciales.P. J) RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO.. que sean de cargo de sus mandantes.P.. el artículo 165 Nº 3 del C. v.OF. de otro modo. En efecto. La Corte Suprema ha expresado que "armonizando la norma del art.íntegramente.C. abusivo o contrario a la ética. En estos casos. de acuerdo al nuevo texto del artículo 28 de C. Por regla general. establece que "sólo podrá suspenderse en el día designado al efecto la vista de una causa: 3ºPor muerte del procurador o del litigante que gestione por sí en el pleito. la que tramitará como un asunto contencioso civil de acuerdo al procedimiento sumario. expresión genérica que comprendía tanto a las costas personales como a las procesales. de acuerdo al art. (procesales o personales). sin perjuicio de la responsabilidad de éstos". no se especificaba las costas a las que se extendía la solidaridad. La sentencia que se dicte en este procedimiento.

.3º del art..de dicha reclamación el juez estimare que hay mérito suficiente para instruir proceso por crimen o simple delito por acción pública. 7.2º de la Ley 18.1º del art. el que no puede ser superior a tres días.120. indicando además su nombre. más las otras personas señaladas en él inc. pasará los antecedentes al juez del crimen correspondiente o instruirá el mismo el proceso respectivo si tuviera competencia para ello. Ambos deben constituirse en la primera presentación que haga cada parte en asuntos contenciosos o no contenciosos.Objetivo Patrocinio: Defensa de los derechos. 5.Sanciones a la no Constitución. Con el fin de precisar en mayor forma las diferencias y semejanzas que existen entre uno y otro.P.1º de la Ley 18. teniendo el patrocinio una representación más bien de carácter esporádica a pesar de las facultades que al respecto establece el inc. Un abogado puede ser patrocinante y apoderado a la vez.Oportunidad. 93 .Forma Constituirlo. 3..Naturaleza Jurídica.. podemos efectuar entre el patrocinio y poder las siguientes comparaciones: 1.Casos en que se exige y exenciones a esa obligación.. apellido y domicilio. Son comunes tanto el patrocinio y poder según lo establecido en los arts. 2. K) PARALELO ENTRE EL PATROCINIO Y EL MANDATO.C. de la Ley 18. Poder: En cualquiera de las formas establecidas en el art.. Poder: Representación de una persona en las diversas gestiones dentro del proceso. si no se cumple con la debida constitución del poder dentro del plazo en que el tribunal lo hubiere ordenado. 4.120. Poder: Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión..092. Poder: Se tiene por no presentado el escrito. Patrocinio: Por el sólo hecho de poner el abogado su firma.Personas que pueden asumirlo Patrocinio: Sólo abogados habilitados para el ejercicio de la profesión.120. Tanto el patrocinio y el poder revisten la naturaleza jurídica de un mandato solemne. Patrocinio: Se tiene por no presentado el escrito para todos los efectos legales. 6.6º del C. 1º y 2º de la Ley 18.

6º inc. B) REQUISITOS. una persona es validamente notificada media hora antes de irse al extranjero)..120).finales del C.SITUACIONES ESPECIALES CON RELACION A LA REPRESENTACION Respecto de la representación es menester analizar las situaciones siguientes: 1) 2) 3) 4) Agencia oficiosa procesal o comparecencia con fianza de rato. El mandatario debe exhibir el título en virtud del cual representa al mandante. 1) A) AGENCIA OFICIOSA: CONCEPTO Lo normal es la exigencia de la ley de cumplir estrictamente con el jus postulandi.Responsabilidad Patrocinio: La responsabilidad del patrocinio es causada por la defensa del juicio y responde civil. debe constituirse mandato judicial.6º inc. como el que sin poseer las calidades que establece la Ley represente a otro en un escrito contencioso o no contencioso que no sea de los expresamente exceptuados. Representaciones especiales. (Ej. 1º)Que el que actúa sin poder sea persona habilitada para comparecer en juicio o en caso contrario.).P. sin acreditar la existencia de mandato judicial de parte del mandante. 9.C. comete el delito de ejercicio ilegal de la profesión sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio (art. Recurso de Casación rechazado).Ejercicio ilegal Tanto el que ejecute actos de abogados a que se refiere la Ley de Comparecencia en Juicio. IV. criminal y disciplinariamente y sólo eventualmente el patrocinante tiene una responsabilidad pecuniaria directa por las costas procesales del juicio. o sea. Además siempre tiene una responsabilidad pecuniaria directa por las costas procesales del juicio. Esto se salva por la agencia oficiosa procesal (art.120 establece (art.8. La agencia oficiosa permite comparecer en juicio sin exhibición de título.4º 94 .. se haga representar en la forma que la Ley 18. 3º Ley 18. Representación del ausente. Poder: El mandatario tiene responsabilidad civil y criminal.. La agencia oficiosa consiste en que una persona determinada comparece ante un tribunal asumiendo la representación de otra y ofreciendo la ratificación posterior de lo actuado de parte del que normalmente debió ser su mandante. (Ej. en la primera presentación de cada parte. Procurador común. Pero puede ocurrir un caso de emergencia en que la parte que debe realizar un acto jurídico procesal no se encuentre.

12 a 16 del C. . se exige la designación de procurador común : . En estos casos. sus facultades y sus modos de actuación se establecen en los art. Su modo de designarse. se aceptan mínimas garantías y normalmente no se exigen depósitos en dinero o hipotecas.C. .C. el procurador común deberá ser nombrado de común acuerdo por las partes a quienes éste haya de representar de acuerdo a lo establecido en el inciso 1º del 95 . califica la garantía y si la acepta.C.P. Es aquel mandatario que obligatoriamente debe designarse para la representación conjunta por dos o más demandantes o demandados que dentro de un proceso hacen valer idénticas pretensiones o excepciones. Las circunstancias que se exponen configuran la imposibilidad de comparecer de la parte. Si la ratificación no se produce. la garantía se hace efectiva. cumplir en el momento de su comparencia con los requisitos corrientes de la comparecencia (Ley 18.del C.). 2º)Se debe invocar por parte del agente oficioso las causas calificadas que impiden al directamente afectado comparecer. señala un plazo razonable para que se efectúe la ratificación por parte del que ha sido representado sin poder. se alza la fianza y continua la tramitación del juicio con el correspondiente mandato judicial debidamente constituido. Esta garantía se denomina "fianza de rato”o "fianza de ratificación".En el caso de intervención de tercero coadyuvante. hay efectos procesales y civiles: a) Efectos procesales: Se tiene por inexistente todo aquello en que ha intervenido el represente (todo es nulo). Como el plazo es judicial. Establece si lo expuesto es motivo suficiente para que la parte no haya podido comparecer directamente. 3º)Se debe ofrecer por la agente oficioso una garantía de que lo actuado por él va a ratificarse. b) Efectos civiles: Se indemnizan los perjuicios causados de los que responde el fiador. Si la ratificación se produce dentro del plazo establecido. puede ser prorrogado a petición de parte las veces que estime conveniente el tribunal.P. Si le parecen adecuados. El tribunal deberá calificar las circunstancias del caso y lo hace libremente. Si no se ratifica. Lo que el Tribunal hace es calificar los bienes del fiador.102). El representante debe.Cuando se deducen las mismas acciones por los demandantes. La garantía que normalmente se ofrece es una fianza simple.Cuando se oponen las mismas excepciones o defensas por los demandados. El plazo de ratificación dependerá de las circunstancias invocadas. se confirma todo lo actuado por el agente oficioso. 2º) PROCURADOR COMUN. De acuerdo con lo previsto en los artículos 19 y 23 del C.P. A)CONCEPTO. en todo caso.

C.. solicitar dichos plazos o su ampliación.P. 96 .Cualquiera de las partes representadas por el procurador común que no se conforme con el procedimiento adoptado por él.C. o interponer los recursos a que haya lugar.Cuando habiéndose comenzado el proceso con una acción o defensa común actuando las partes representadas por un procurador común.). Debe ajustarse en su actuación a lo que le indiquen las partes. este nombramiento puede ser revocado en las condiciones previstas en el artículo 14 del C.).16 del C. .P.).P.P. como sobre cualquier sentencia interlocutoria o definitiva.15 del C. tanto sobre las resoluciones que recaigan en estas solicitudes. La revocación.P. siempre que existan motivos justificados que hagan procedente la revocación.Cuando son distintas las acciones de los demandantes .C. Sus facultades son las de un mandatario judicial: es un representante de las partes que lo han designado o para las cuales ha sido designado.artículo 12 del C. este procurador común designado por las partes o el tribunal no podrá revocarse sino que por el acuerdo unánime de las partes o por el tribunal a petición de una de ellas.C.P. con la limitación de que en este caso ella deberá recaer el nombramiento en un procurador del número o en el procurador de una de las partes que hayan concurrido al proceso de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del C.No obstante. podrá separadamente hacer las alegaciones y rendir las pruebas que estime conducentes.Designado el procurador común por las partes o el tribunal. sea que se acuerde por las partes o se decrete por el tribunal. El procurador común designado deberá obrar ajustándose en su actuar a las instrucciones y voluntad de las partes que representa. no producirá efectos mientras no quede constituido el nuevo procurador.C.P.El nombramiento deberá hacerse por las partes dentro del término razonable que señale el tribunal. deberá este hacer la designación. podrá proceder por sí solo y como se lo aconseje la prudencia.8 DEL C.Cuando son distintas las defensas de los demandados. Dichos casos son : . asimismo. teniendo siempre en mira la más fiel y expedita ejecución del mandato (Art.P. no es necesaria la designación de procurador común en los casos en que exista pluralidad de partes en los casos contemplados en el artículo 20 del C.C. Los procedimientos a que dé lugar esta medida se tramitarán en cuaderno separado y no suspenderán el curso del juicio.. 15 del C. surgen en el curso del proceso incompatibilidades de intereses entre las partes que litigan conjuntamente. Si por omisión de todas las partes o por falta de acuerdo entre ellas no se hace el nombramiento del procurador común dentro del término establecido por el tribunal. en los que ellos podrán actuar separadamente en el juicio . Podrá. pero sin entorpecer la marcha regular del juicio y usando de los mismos plazos concedidos al procurador común. y en los casos en que éstas no estén de acuerdo. (art.C.C. 3) REPRESENTACIONES ESPECIALES (ART.. (Art.De acuerdo con ese precepto legal.).

Con respecto de éstos. supone la existencia de un contrato. 2) Sociedades Mineras: Son de dos clases: a) Sociedades minera legal: Nace de un hecho.¿Quién representa en juicio a determinadas personas jurídicas? El C.8 del C. Normas globales de acuerdo con la naturaleza de la persona jurídica: 1) Personas jurídicas de Derecho Público: no hay reglas en cuanto a su representación en juicio. Debe haber una expresa manifestación de voluntad para el otorgamiento de facultades especiales. b) En cuanto a la protección del tercero litigante: Aunque las partes alteren o limiten esta representación. Corporaciones y Fundaciones.C.P. no produce efectos de ninguna especie (art. etc.P. Aquí hay dos modalidades: a) En cuanto a la protección de la persona jurídica: Salvo expresa voluntad del presidente. Quedan sustraídos: a) Personas jurídicas de Derecho Público. el representante debe ser siempre el gerente (art. distingue entre Sociedades.046). A los municipios los representa el Alcalde. de Administración. Instituciones Autónomas. 8 se refiere sólo a las personas jurídicas de Derecho Privado. tres casos especiales en cuanto a la representación de las sociedades: 1) Sociedad Anónima: por disposiciones obligatoria de los estatutos.49 Ley 18.8 del C. se aplica íntegramente el art.P.C. queda excluidas todas aquellas en que el Estado está en su organización. manifestación conjunta por dos o más personas de una pertenencia minera o la adquisición de cuotas de una pertenencia minera. lo representa el Presidente del Consejo de Defensa del Estado. con personalidad jurídica.. b)Instituciones semi-fiscales.P. A las corporaciones y fundaciones las representa su presidente (art. esta limitación contenida en su estatuto. la representación sólo comprende las facultades ordinarias del mandato judicial. El art. Instituciones O sea.8 C. Es necesario consultar a la ley que las crea y reglamenta. Hay empero. las representará 97 .C. 2) En el ámbito privado: Es distinto si se trata por un lado las corporaciones y fundaciones o por otro de asociaciones que persiguen fines de lucro. b) Sociedad Convencional Minera: Nace de un acto de las partes en que se manifiesta explícitamente la voluntad de crear una sociedad minera. persigan o no fines de lucro. A las asociaciones con fines de lucro los representa su agente o administrador. Ej: Al Fisco.C).).

que regulan una medida prejudicial. no una obligación.367 del C. Si no existe junta.473 del Cód.C.su administrador. como se las notifica?. En este caso se le notifica por exhorto. ¿A estas sociedades. en este caso en que se conoce el paradero del ausente. 2) El ausente ha partido del país sin dejar mandato constituido Hay que distinguir dos situaciones: a) Si se sabe del paradero del ausente en el exterior.C. b) Si no se conoce su paradero en el exterior: Es necesario designarle un curador de ausentes (curador de bienes): art. especialmente en las Sociedades de personas (no anónimas). (Esta interpretación se funda en la historia del art. la representará el socio que tuviere mayores derechos y si hubiere dos o mas socios con iguales derechos la representará el socio cuyo apellido comience con la letra más cercana a la A.O. el socio designado por la Junta de Socios respectiva. que basta con notificar personalmente a uno de los socios de la Sociedad. Sin embargo. La situación de los ausentes está reglamentada en los artículos 11. se aplican las normas especiales del código de Minería: representará a la Sociedad. en la cual es posible pedir que se constituya en el lugar en que se desarrollará el proceso. señala con respecto de las sociedades civiles y comerciales (incluso las de responsabilidad limitada) con un sistema plural de Administración. 844. un apoderado que represente a la persona cuya ausencia se tema y que responda por las costas y multas en que sea condenado. 193 Cód. y el art. En realidad este artículo aislado no hasta. Minería. para el defensor público asumir esta representación. 845 y 846 del C.T. 367 del C.P. que no se designe un gerente o administrador. bajo apercibimiento de nombrársele un curador de bienes.P.P. (Art.C.C. que tengan la administración. Con respecto a las Sociedades Mineras Legales. Civil y 844 y siguientes del C.) 3) Es una situación muy frecuente. 285.C.P.C. (art.O. es una facultad.). 3)El ausente ha dejado mandatario constituido antes de irse o de iniciarse el juicio: Hay que subdistinguir tres situaciones: a) El apoderado tiene facultades generales para actuar en juicio: 98 .284 y 285 del C.). 4º) REPRESENTACIÓN DEL O DE LOS AUSENTES Esta tratada en el art.T.P. También existe la posibilidad que el defensor público asuma su representación.8 del C.P. nuestro C. Se aplican los arts. Hay que ver tres situaciones: 1)Si se teme la ausencia de la persona y quiere el demandante emplazarla para un juicio posterior. pero.11 del C. Normalmente deberá notificarse a todos y cada uno de los socios.

Se le aplica el art.11 del C.P.C. en sus incisos 1º y 2º. El mandatario es capaz de recibir notificaciones y de contestar la demanda. A él se notifica y con él sigue el juicio. b) El apoderado tiene facultad para un negocio determinado solamente. Se le aplica el art.11 inciso 3º del C.P.C. Sólo podrá ser emplazado validamente si el asunto se refiere a ese negocio determinado. c)El apoderado no tiene facultad para contestar nuevas demandas. Hay que distinguir dos situaciones: i) Si se sabe el paradero del ausente. Se le notifica por exhorto. ii)Si no se sabe el paradero del ausente: Se aplican los arts. 367, 2 del C.P.C. y 846 del C.P.C. El defensor público debe asumir la representación del ausente obligatoriamente. Esta representación no es permanente; dura el tiempo necesario para que el mandatario que carece de facultades, obtenga que se otorguen; o que se nombre un nuevo mandatario; o que se nombre un curador de ausentes. CESACIÓN DEL MANDATO LEGAL DE ALGUNA PERSONA. Esta tratada en el art. 9 del C.P.C. el cual nos señala que "si durante el curso del juicio termina por cualquier causa el carácter con que una persona representa por el ministerio de la ley derechos ajenos, continuará no obstante la representación y serán válidos los actos que ejecute, hasta la comparecencia de la parte representada o hasta que hay testimonio en el proceso de haberse notificado a este la cesación de la representación y el estado del juicio. El representante deberá gestionar que se practique esta diligencia dentro del plazo que el tribunal designe, bajo pena de pagar una multa de un cuarto a un sueldo vital y de abonar los perjuicios que resulten". Este artículo se refiere sólo a las representaciones legales, (Ej. la del padre del hijo de familia, del tutor o curador, etc). Mientras no haya constancia en los asuntos de que cesó la representación, esta se tiene por válida.

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CAPITULO VI: EL EMPLAZAMIENTO
1.- CONCEPTO.
El emplazamiento es el llamamiento con plazo hecho por el juez, citando a alguna persona para que comparezca en un proceso o instancia a manifestar su defensa o a cumplir con lo que se mandare.(Couture) Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos.

2.- ELEMENTOS.
El emplazamiento siempre se encuentra compuesto de dos elementos: 1.- Existencia de una notificación. 2.- Transcurso del plazo para que se hagan valer los derechos. Para analizar el emplazamiento dentro del proceso es menester distinguir entre el emplazamiento de la primera o única instancia y el emplazamiento de la segunda instancia.

3.- ELEMENTOS DEL EMPLAZAMIENTO EN LA PRIMERA O UNICA INSTANCIA.
El emplazamiento en la primera o única instancia se encuentran compuestos de los siguientes dos elementos:

1.-NOTIFICACIÓN VÁLIDA DE LA DEMANDA Y DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA EN ELLA.
La notificación de la demanda y de la resolución que en ella recaiga debe notificarse en forma personal al demandado, puesto que normalmente la demanda constituye la primera gestión judicial que se realiza dentro del proceso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Excepcionalmente, al demandado no deberá notificársele personalmente la demanda y la resolución que en ella recaiga en caso que el proceso se hubiere iniciado con anterioridad a su presentación por una medida prejudicial propiamente tal, probatoria o precautoria notificada al futuro demandado o mediante una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. En estos casos, la notificación de la demanda y de la resolución del tribunal que en ella recaiga podrá efectuarse al demandado por el estado diario, o por cédula si el tribunal así lo ordena. En el caso del juicio ejecutivo que se hubiere iniciado por una gestión preparatoria esta situación se regula específicamente en el inciso segundo del Nº 1 del artículo 443 del C.P.C..Al actor o demandante, siempre se le notifica la resolución que recaiga en la demanda por el Estado Diario de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 40 del C.P.C..-

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2.-TRANSCURSO DEL PLAZO QUE LA LEY OTORGA AL DEMANDADO PARA HACER VALER SUS DERECHOS FRENTE A LA DEMANDA DEDUCIDA EN SU CONTRA.
El término de emplazamiento o plazo que el demandado tiene para comparecer a hacer valer sus derechos respecto de la demanda interpuesta en el proceso se cuenta desde la notificación de ella y su extensión varía de acuerdo a la naturaleza del asunto. No existe un plazo o término de emplazamiento único, sino que el varía en los diversos procedimientos que contempla el legislador. Dentro del juicio ordinario civil de mayor cuantía, el término de emplazamiento para que el demandado oponga las excepciones dilatorias o presente su escrito de contestación de la demanda puede ser: - De 15 días si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal. - De 15 días, más 3 días, si el demandado es notificado dentro del territorio jurisdiccional, pero fuera de los límites de la comuna que sirve de asiento al tribunal. - De 18 días, más los días de aumento contemplados en la tabla de emplazamiento que cada cinco años confecciona la Corte Suprema si el demandado es notificado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, sea dentro o fuera del país. Este término de emplazamiento del juicio ordinario contemplado en los artículos 258 y 259 del C.P.C. tiene importancia, puesto que el que deberá aplicarse en todos los casos en que el legislador se refiere en sus disposiciones al término de emplazamiento sin señalar su extensión. Esta situación es la que se produce por ejemplo en los casos contemplados en los artículos 5, 21 y 492 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, es menester tener presente que el término de emplazamiento no siempre tiene la extensión que se contempla dentro del juicio ordinario, sino que este varía de acuerdo a los diversos procedimientos. En el juicio sumario, el término de emplazamiento se cuenta desde la última notificación, que normalmente es la del demandado, y es de: - De 5 días si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal. - De 5 días, más los días de aumento contemplados en la tabla de emplazamiento que cada cinco años confecciona la Corte Suprema si el demandado es notificado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, sea dentro o fuera del país. Este plazo en el juicio sumario es para que las partes comparezcan ante el tribunal a un comparendo de discusión en el cual el demandante ratifica su demanda, y el demandado, debe proceder a efectuar la contestación de la demanda. En el juicio ejecutivo, el término de emplazamiento, que se cuenta desde el requerimiento de pago que tiene el carácter de plazo individual y para que el demandado presente su escrito de oposición de excepciones, tiene la duración siguiente: - De 4 días si el demandado es requerido de pago en la comuna donde funciona el tribunal. - De 8 días, si el demandado es requerido de pago dentro del territorio jurisdiccional, pero fuera de los límites de la comuna que sirve de asiento al tribunal.
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y se configura por la notificación de la resolución que pronuncia ese tribunal concediendo un recurso de apelación deducido ante él para ante el tribunal que ha de conocer de la segunda instancia.C.Por otra parte. 768 Nº 9 del C. 2.. que se cuenta desde el certificado de ingreso. El emplazamiento para la segunda instancia se encuentra relacionado con la interposición.(art. pudiendo ser éste a saber: 102 . El segundo elemento del emplazamiento para la segunda instancia se encuentra configurado por el transcurso del plazo que la ley establece para comparecer ante el tribunal de alzada.C. El emplazamiento en la primera o única instancia constituye un trámite esencial para la validez del procedimiento (Art.). conocimiento y fallo del recurso de apelación. Este plazo comienza a correr desde el hecho material consistente en el certificado del secretario del tribunal de alzada de haber ingresado los antecedentes correspondientes al recurso de apelación.P. El emplazamiento en la segunda instancia se encuentran compuesto por los siguientes dos elementos: 1. varía de acuerdo a la ubicación del tribunal de primera instancia en relación con la del tribunal de alzada.P. En consecuencia. 795 Nº 1 del C.De 8 días. sea dentro o fuera del país.ELEMENTOS DEL EMPLAZAMIENTO EN LA SEGUNDA INSTANCIA. el primer elemento para la segunda instancia se encuentra configurado por la notificación de la resolución que concede el recurso de apelación y este trámite se debe efectuar ante el tribunal de primera instancia. 4.C..). por lo que la omisión de los elementos que lo configuran en el proceso posibilita que en contra de la sentencia definitiva o de las interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación que en el se dicte se interponga el recurso de casación en la forma.-NOTIFICACIÓN VÁLIDA DE LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN.P.-TRANSCURSO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE PARA COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA. mas los días de aumento contemplados en la tabla de emplazamiento que cada cinco años confecciona la Corte Suprema si el demandado es requerido de pago fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. El plazo fatal para que las partes comparezcan ante el tribunal de segunda instancia. La notificación de la resolución que concede el recurso de apelación se notifica a las partes ante el tribunal de primera instancia por el estado diario. El primer elemento del emplazamiento para la segunda instancia acaece ante el tribunal de primera instancia. el artículo 80 del C. posibilita al demandado rebelde para solicitar que se declare la nulidad de todo lo obrado en caso de acreditar que no se le ha hecho llegar las copias de la demanda y resolución recaída en ella o que ellas no son exactas en su parte substancial.

si el tribunal de primera instancia funciona fuera de la comuna.De tres días. se debe declarar la deserción del recurso de apelación.. las partes permanecen ligadas ante ese tribunal para la resolución del conflicto y el tribunal se encuentra obligado a dictar sentencia para su resolución. y con ella se generan importantes efectos de carácter procesal y civil.P. 768 Nº 9 del C. De acuerdo con ello. La efectos que genera la falta de comparecencia de las partes ante el tribunal de segunda instancia son muy disímiles según si las falta de comparecencia se refiere al apelante o al apelado.C. c) A partir de la notificación de la demanda precluye la facultad del demandante de 103 . si quien no comparece dentro del plazo es el apelado.DE CARÁCTER PROCESAL. El emplazamiento en la segunda instancia también constituye un trámite esencial para la validez del procedimiento (Art. si el tribunal de primera instancia funciona dentro de la comuna del tribunal de alzada. no se produce la deserción del recurso de apelación. pero dentro del territorio jurisdiccional del tribunal de alzada .EFECTOS DE LA NOTIFICACION VALIDA DE LA DEMANDA. el primer elemento del emplazamiento que es la notificación de la resolución que concede el recurso de verifica ante el tribunal de la primera instancia.C.). a) El proceso pasa a tener existencia legal. sin ser necesario notificarle las resoluciones que se dicten. en el emplazamiento para la segunda instancia que se abre con motivo de la interposición del recurso de apelación. En cambio.. 800 Nº 1 del C.- 5. pero el segundo elemento consistente en el transcurso del plazo para comparecer ante el tribunal de segunda instancia se verifica ante éste. creándose un vínculo de las partes entre sí y de estas con el tribunal. las que producen efectos respecto del apelado rebelde desde que se dicten.De seis días. Si quien no comparece dentro de plazo es el apelante. 1. sino que éste continúa con su tramitación teniéndose al apelado por rebelde por el solo ministerio de la ley respecto de todos los trámites posteriores hasta su comparecencia. Este segundo elemento para el emplazamiento de la segunda instancia se debe efectuar ante el tribunal de la segunda instancia.).De seis días. b) A partir de la notificación de la demanda se produce la radicación de la competencia para el conocimiento del asunto ante el tribunal. . por lo que la omisión de los elementos que lo configuran en el proceso posibilita que en contra de la sentencia definitiva o de las interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación que se dicten en la segunda instancia se interponga el recurso de casación en la forma.. a menos de producirse un término anormal del procedimiento durante su tramitación.A partir de la notificación válida de la demanda se configura el primer elemento del emplazamiento. más el aumento de la tabla de emplazamiento si el tribunal de primera instancia funciona fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de alzada. En consecuencia. generándose el término de éste. (art.P.

. se han contemplado en el Código Civil los siguientes efectos: a. 104 .Se constituye en mora al deudor. a partir de la notificación de la demanda. puesto que la notificación de la demanda es la interpelación necesaria que se contempla al efecto en el artículo 1551 Nº 3 del C.T. b. y la resolución que acoge el desistimiento extingue la pretensión hecha valer. f) A partir de la notificación de la demanda se genera el estado de litis pendencia.. como son: 1.-La carga del demandante de llevar adelante el procedimiento so pena de que su inactividad pueda dar lugar al abandono del procedimiento a petición del demandado. Si las partes del proceso civil permanecen inactivas sin realizar actuaciones útiles para darle curso al procedimiento por más de seis meses contados desde la última resolución recaída en una gestión útil. 2.. El incumplimiento de estas obligaciones posibilita la interposición de una queja disciplinaria en contra del juez de acuerdo a lo previsto en el artículo 545 del C. El abandono del procedimiento no extingue las pretensiones que se hubieren hecho valer dentro de él. incluida la notificación de la demanda con las trascendentales consecuencias que ello puede tener para la interrupción civil de la prescripción.- 2.Se transforman en litigiosos los derechos para los efectos de su cesión de acuerdo a lo previsto en el artículo 1911 del C.-Se genera para el demandado la carga de la defensa. debe dictar las providencias para dar curso al procedimiento y una vez terminada su tramitación proceder a dictar sentencia para la resolución del conflicto dentro de los plazos legales.retirar materialmente la demanda deducida ante el tribunal. pudiendo oponerse la cosa juzgada respecto de cualquier otro proceso posterior en el cual se quiera hacer valer la pretensión desistida. sólo puede desistirse de la demanda. el demandado podrá solicitarle al tribunal que declare el abandono del procedimiento.O. d) Las partes tienen la obligación de realizar las actuaciones necesarias para que el procedimiento avance.-El tribunal. pudiendo el demandado oponer la excepción dilatoria del mismo nombre en caso que el demandante pretenda con posterioridad iniciar un nuevo proceso respecto del cual concurra la triple identidad respecto de aquel que se encuentra pendiente. La sentencia constitutiva produce efectos erga omnes desde que se notifica la sentencia misma. 3. 4.DE CARÁCTER CIVIL. Civ. derecho que debe ejercer dentro de los plazos fatales que establece la ley so pena de quedar en rebeldía y disminuir sus posibilidades de ganar el juicio.-Se genera la carga de la prueba. El demandante..Civ. A partir de la notificación de la demanda. g) A partir de la notificación de la demanda se generan efectos dentro del proceso. pero genera la pérdida de todo lo obrado en el procedimiento. e) La sentencia declarativa produce efectos desde que se notifica la demanda. la que en general debe ser soportada por quien sostiene posiciones positivas.

Civil.503 y 2.603 del C.523 del C. Civil.Se interrumpe civilmente la prescripción adquisitiva y extintiva de acuerdo a lo establecido en los artículos 2. e. 105 . d.c.La prescripción extintiva de corto tiempo se transforma en prescripción de largo tiempo conforme a lo previsto en el artículo 2.Impide que el pago por consignación sea calificado de suficiente por el tribunal en la gestión voluntaria.518 del C... debiendo ella efectuarse en el juicio que se hubiere iniciado o se encontrare pendiente al efecto de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.. Civil.

no sólo porque su plazo es menor y puede ser declarada de oficio por el tribunal. En cambio. el procedimiento permanecerá paralizado. sino porque además produce la pérdida no sólo del procedimiento. En la paralización nos encontramos ante una inactividad de hecho de las partes y el tribunal. desde la notificación de la demanda. pero no de la pretensión hecha valer en él. en el procedimiento por crimen o simple delito de acción penal privada la paralización del procedimiento tiene una sanción más drástica incluso que la el abandono del procedimiento contemplada para el procedimiento civil.LA PARALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.De acuerdo con esa institución del abandono de la acción penal privada. de oficio o a petición de parte.LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. si se prolonga por más de seis meses contados desde la fecha de la última resolución recaída en una gestión útil. tienen la carga de dar curso progresivo a los autos para obtener que este llegue al estado de fallo y se proceda por el órgano jurisdiccional a la dictación de la resolución que decida el conflicto sometido a su decisión. Esta sanción del abandono de la acción penal privada es más drástica que el abandono del procedimiento. PARALIZACION Y EXTINSION DEL PROCEDIMIENTO. Esta institución es el abandono de la acción penal privada y se haya contemplada en el artículo 587 del C. A.. puede dar origen sólo a petición del demandado a que el tribunal dicte una resolución declarando la sanción denominada abandono del procedimiento ya comentada y que se contempla en los artículos 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El proceso puede paralizarse durante su tramitación por la inactividad de las partes y de los órganos de la jurisdicción. En el procedimiento por crimen o simple delito de acción penal pública no recibe aplicación el abandono del procedimiento. es 106 .P. puesto que en ellos radica el impulso procesal de acuerdo con el principio dispositivo. en los procedimientos civiles inspirados en el principio dispositivo. sino que además de la pretensión penal privada que se hizo valer en él.. en los procedimientos en que recibe aplicación el principio dispositivo. sin que exista ninguna resolución o disposición legal que les impida actuar dentro del procedimiento. Por otra parte. si las partes no dan curso al procedimiento de acción penal privada durante 30 días. puede declarar el abandono de la acción.P.. el tribunal que está conociendo de la causa en primera o segunda instancia.CAPITULO VII: LA SUSPENSION. La razón por la cual se establece esta institución en el procedimiento por crimen o simple delito de acción penal privada se debe a que en éste recibe plena aplicación el principio inquisitivo y a la animadversión que existe de parte del legislador hacia él. Las partes. por cuanto las pretensiones que en él se hacen valer son indisponibles y porque en él recibe aplicación preponderante el principio inquisitivo de acuerdo con el cual el impulso procesal se radica en el tribunal. Esta inactividad de las partes en el procedimiento. Esta sanción produce la pérdida de lo obrado en el procedimiento. Si las partes nada hacen. B.

cualquiera sea el estado de ellas. ante la Corte Suprema en caso que.posible la suspensión del procedimiento en su tramitación por acuerdo de las partes. Ese acuerdo se encuentra acotado en cuanto a su procedencia por parte del legislador. es posible también que ella se produzca con motivo de la dictación de diversas resoluciones por parte del tribunal que conoce la causa o del tribunal superior de aquel. puesto que el efecto suspensivo suspende la competencia del tribunal inferior para seguir conociendo de la causa desde la concesión del recurso hasta su resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 191 del C. En efecto. consiste en que los plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse el escrito y continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión acordado.C. Ello significa que el período que media entre la presentación al tribunal del escrito de suspensión de común acuerdo por las partes y el del vencimiento del plazo de suspensión acordado no debe ser considerado para el computo de ningún plazo dentro del procedimiento. puesto que ella sólo puede operar por el acuerdo unilateral de ambas partes. Por otra parte. estuvieren pendientes recursos de casación o de queja en contra de sentencia definitiva. Tratándose del recurso de queja. Tratándose de los recursos de casación. no procederá la suspensión ante la Corte Suprema en caso que ella se encuentre conociendo recursos de casación y de queja deducidos en contra de otras resoluciones que no tengan el carácter de sentencia definitiva. que se debe materializar generalmente mediante la presentación de un escrito de común acuerdo al tribunal. ante dicho tribunal. El efecto que genera el acuerdo de las partes.P. puesto que sólo puede ser ejercido por una sola vez y hasta por un plazo máximo de noventa días. Sin perjuicio de la suspensión del procedimiento por acuerdo de las partes. en la segunda instancia. En ese evento. tenemos que la suspensión tiene su origen en una convención de carácter procesal. podrán acordar la suspensión del procedimiento hasta por un plazo máximo de noventa días. las partes. la causa se suspenderá en su tramitación ante el tribunal de primera instancia hasta que no notifique el cúmplase de la resolución pronunciada por el tribunal de segunda instancia que hubiere resuelto el recurso de apelación. y ante la Corte Suprema. en cualquier estado del juicio.P. los tribunales superiores de aquel que conoce de un proceso pueden ordenarle al inferior la tramitación de una causa mediante la orden de no innovar en los recursos de apelación concedido en el sólo efecto devolutivo y en el recurso de queja. la orden de no innovar no suspende el curso de los plazos 107 . En consecuencia.C. sin perjuicio de hacerlo valer además. De acuerdo con ello. la tramitación de un asunto ante el tribunal de primera instancia se suspende en caso que se conceda en contra de una resolución dictada por él un recurso de apelación que comprenda el efecto devolutivo y suspensivo. puesto que se establece expresamente la suspensión de ellos dentro de ese período. De acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil. es que la concesión de ellos no suspende la tramitación del procedimiento ante los tribunales inferiores. en la primera instancia. pero sólo si ella se encuentra avocada al conocimiento de recursos de casación y queja y siempre que esos recursos se hayan interpuesto en contra de sentencias definitivas. Este derecho sólo podrá ejercerse por una sola vez en cada instancia. la regla general establecida en el artículo 774 del C.

fatales que hayan comenzado a correr antes de comunicarse dicha orden de acuerdo a lo previsto en el Nº 7 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y Fallo del Recurso de Queja de 6 de Noviembre de 1972, que se contiene en el Apéndice del Código Orgánico de Tribunales. En el procedimiento penal, es posible que se suspenda la tramitación del procedimiento mediante la resolución sobreseimiento temporal, si concurre alguna de las causales legales que lo hacen procedente contempladas en el artículo 409 del C.P.P.-. Esta suspensión del procedimiento que genera el sobreseimiento temporal se produce hasta que se presenten mejores datos de investigación o cese el impedimento legal que haya detenido la prosecución del juicio de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 418 del Código de Procedimiento Penal. Finalmente, es posible que la suspensión del procedimiento se produzca también por la muerte de la parte que obre por si misma (art. 5º C.P.C.) o que se suspenda la vista de la causa por la muerte del procurador o de la parte que obre por si misma de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 Nº 3 del C.P.C.

C.- LA EXTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La forma normal de terminación del proceso, dado su carácter teleológico, será mediante la dictación de una sentencia definitiva, a través de la cual una vez firme o ejecutoriada se resuelve en forma irrevocable e inmutable el conflicto sometido a la decisión del tribunal. Sin embargo, existen otros medios o manera anormales de poner término al proceso, como la transacción (Art. 2.460 C.Civ.), el avenimiento y la conciliación total (Art. 267 C.Civ.), el desistimiento de la demanda (Art.148 del C.P.C.), el abandono del procedimiento (Art. 152 y siguientes del C.P.C.), y el abandono de la acción penal privada. (Art. 587 del C.P.C.).En los procedimientos penales de acción penal pública, el término del procedimiento sólo se puede producir durante su tramitación y una vez agotada la investigación , mediante la dictación de un sobreseimiento definitivo, el cual cuando es total por referirse a todos los procesados y a todos los delitos, pone término al juicio y tiene la autoridad de cosa juzgada de acuerdo a lo previsto en el inciso primero del artículo 418 del C.P.P..- En todo caso, esta es una excepción mas aparente que real a que la extinción del proceso no se produzca a través de la dictación de una sentencia definitiva, puesto que nuestra Jurisprudencia ha señalado que el sobreseimiento definitivo tiene la naturaleza jurídica de una sentencia definitiva.

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CAPITULO VIII: LA ACCION, LA PRETENSION, LA DEFENSA Y LA CONTRAPRETENSION.
I.- INTRODUCCION.
El elemento objetivo del proceso lo constituye el conflicto, cualquiera sea la naturaleza jurídica que se acepte respecto de aquel. Se entiende por litigio el conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente, reglado o reglable por el derecho objetivo, y caracterizado por la existencia de una pretensión resistida.(Francisco Hoyos H. Temas Fundamentales de Derecho Procesal. Página 91). El proceso está destinado a resolver el litigio, el cual adquiere su existencia sólo en virtud de la afirmación de su existencia que realiza el actor, puesto que basta su sola postulación para los efectos que se genere el proceso necesario para los efectos de obtener su solución. De acuerdo con ello, es menester para que el proceso se origine que se ejerza una acción para a poner en movimiento la jurisdicción destinada a obtener la solución del conflicto promovido. Debemos tener presente al respecto que respecto de la función jurisdiccional rige el principio de la pasividad, según el cual los tribunales no pueden ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo en los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio.(Art. 10 C.O.T.). En consecuencia, la acción aparece como un presupuesto para que se ponga en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional, los que se manifiesta en el aforismo “nemo iudex sine actore” Ante la prohibición del ejercicio de la autotutela, y la imposibilidad de autocomponer el conflicto, se dota al ciudadano del derecho de la acción para poner en movimiento la jurisdicción y obtener en el proceso la solución del conflicto. De acuerdo con lo anterior, tenemos que la acción “va dirigida al Estado, que es su destinatario, y no al adversario, respecto de quien el ejercicio de ella opera únicamente la sujeción, presupuesto lógico para que la decisión del órgano jurisdiccional despliegue su eficacia con relación al demandado o acusado, creándose así las relaciones jurídicas entre los diversos sujetos del proceso. “Si la acción ha de ser entendida en su aspecto dinámico, comparable a un medio de transporte, en que ella sería el vehículo y la pretensión la carga que éste lleva consigo, la preposición de que ella se dirige hacia el Estado sería la precisa, porque siguiendo un símil, un tren no parte de Mapocho “contra”o “frente”a Valparaíso, sino “hacia”ese puerto. No obstante, por nuestra parte y para adecuar mejor la terminología al derecho positivo chileno, creemos que sería preferible elegir la preposición “ante”. (Francisco Hoyos H. Temas Fundamentales de Derecho Procesal. Páginas 92 y 93).

II.- ACEPCIONES.
La voz acción ha sido utilizada a lo largo del campo del derecho en los mas variados significados. En Derecho mercantil se utiliza la expresión “acción”para referirse a la parte o cuota
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en que se divide el capital de una sociedad anónima. En Derecho penal, ha sido tomada en el sentido de conducta constitutiva de un tipo penal. En el orden procesal, la expresión acción se utiliza bajo las siguientes tres acepciones: a) Como sinónimo de derecho (así, se suele decir que “el actor carece de acción”para significar la ausencia del derecho cuya tutela se invoca) b) Como similar a pretensión, hablándose entonces de “acción fundada o infundada”, de “acciones reales o personales”, de “acciones mobiliarias o inmobiliarias”, “de acción triunfante”y de “acción desechada”; y c) En el sentido de “potencia o posibilidad de provocar la actividad jurisdiccional”, que es el sentido técnico procesal auténtico de la palabra mencionada, constituyendo la base para la elaboración dogmática del instituto. (Francisco Hoyos H. Temas Fundamentales de Derecho Procesal. Páginas 94).

III.- EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE ACCION.
Respecto de la acción han existido diversas teorías a través de la evolución histórica, las que se han clasificado en cuando a la identidad o diversidad existente entre la concepción de la acción en relación con el derecho material en monistas y dualistas Respecto de las dualistas se han subclasificado esas teorías en concretas, abstractas y abstractas atenuadas.

1.- TEORÍA MONISTA DE LA ACCIÓN.
Esta teoría parte de la existencia de una identidad entre la acción y el derecho material. De acuerdo con esta teoría, la acción es el derecho sustancial deducido en juicio. La acción no es sino el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. La acción es el derecho en movimiento o el derecho con casco y armado para la guerra. De acuerdo con esta identidad entre la acción y el derecho sustancial nos encontraríamos con que no hay acción sin derecho. Esta teoría no es admisible en la actualidad, puesto que no permite explicar diversas situaciones que se presentan, como son a saber: En primer lugar, no nos explica la existencia en el ordenamiento jurídico de derechos sin acción, como ocurre en el caso de las obligaciones naturales. En segundo lugar, no nos explica los casos en que existe el ejercicio de una acción sin derecho, como ocurre con todas las demandas que son rechazadas en la sentencia definitiva por ser ellas infundada. En tercer lugar, no nos explica las acciones insatisfechas no obstante haberse acogido en el proceso, como ocurre en los casos de insolvencia de un deudor. Finalmente, tampoco la acción concedida como el derecho deducido en juicio nos explica situaciones en las cuales se contempla su ejercicio sin que exista un derecho, sino que la acción se ejerce para los efectos de proteger un hecho como es la posesión y para cuyo efecto es posible ejercer la diversas acciones posesorias que dan origen a los procedimientos de amparo, restitución y restablecimiento de la
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Pág. las que sostienen la diferencia entre la acción y el derecho material. una sentencia.1998). a través de un posible mecanismo de sustitución. “En efecto. Ni en cuanto a los sujetos. Tomo I. esto es. 203. Tomo I.. y en este. Ni en cuanto a los efectos. Dicha obra mereció una respuesta crítica por parte de Muther en 1857. Pág. 2. REDENTI) Las teorías de la acción como derecho concreto la conciben como “un derecho a obtener una sentencia de contenido determinado.1998). 203. no existe unanimidad. Respecto de la teoría dualista se han sustentado tres variables. el destinatario es el materialmente obligado que procesalmente ocupa sólo el papel de sujeto pasivo. sino que sobre el alcance de la actio romana. aclaró diversos conceptos que no se referían a los ordenamientos de la época. los que permitieron separar los conceptos de acción y de derecho. las que dominan en este terreno. Ni en cuanto al contenido. 111 . CALAMANDREI. La acción y el derecho no coinciden ni en cuanto a los sujetos ni en cuanto al contenido ni en cuanto a los efectos de una y otro. (CHIOVENDA.Civitas. precisamente por la titularidad de la acción que disfruta. las concepciones pluralistas de la acción. concreto y favorable. TEORÍAS CONCRETAS DE LA ACCIÓN. 2. Tomo I. después de una lenta y progresiva evolución que ha ido poniendo de relieve distintos puntos de vista a este proceso. en 1856.4ª edición. ni mucho menos.1.Muther no obstante no recaer directamente sobre el concepto de la acción actual. Las teorías dualistas parten de la escisión o separación en un binomio conceptual de la acción con el derecho material.”(Jaime Guasp Derecho Procesal Civil.Civitas. las que son conocidas como las teorías concretas. de carácter favorable para el titular. es decir.1998). 203. . no resulta en absoluto defendible. normalmente. en cuanto a la definición ulterior y precisa del concepto. y supuesto que todas ellas se refieren a la acción como derecho independiente a obtener un resultado procesal estricto. abstractas y abstractas atenuadas de la acción.TEORÍAS DUALISTAS DE LA ACCIÓN. La teoría monista de la acción “aparece hoy universalmente desechada.”(Jaime Guasp Derecho Procesal Civil. “La unificación del derecho material y la acción procesal.Civitas.4ª edición. de la Klageracht actual.posesión. porque en la acción aparece el órgano jurisdiccional. el cual tiene derecho a tal contenido. Pág. mientras que en la acción se logran siempre. en su obra “Estudio de la actio romana. El origen de estas teorías y del derecho procesal científico parte de la polémica sustentada por Berhard Windschied con Theodor Muther a propósito del concepto de la actio según los romanos y la asimilación de la actio al concepto de Anspruch del derecho germánico. Windscheid escribió su obra “La acción del Derecho Civil Romano desde el punto de vista del derecho actual. dentro del campo de las doctrinas partidistas de la separación de conceptos. porque en el derecho material pueden obtenerse o no. de la litiscontestacio y de la sucesión singular de las obligaciones” La polémica Windschied.”(Jaime Guasp Derecho Procesal Civil. que no figura en el derecho material.4ª edición. en cambio. que en el derecho es una prestación de carácter material y en la acción la realización de una cierta conducta por parte de los órganos del Estado. y son en cambio. denuncia de obra nueva y denuncia de obra ruinosa que contempla el Libro III del Código de Procedimiento Civil. Al efecto.

. b.Calamandrei. que no es más que el efecto al cual tiende el poder de obrar lo que se pide.. La teoría de Chiovenda es concreta. (CARNELUTTI. Las teorías de la acción como derecho abstracto “se definen por no concebir la acción como poder de reclamar un fallo de contenido más o menos concreto. TEORÍAS ABSTRACTAS DE LA ACCIÓN. puesto que la acción aparece condicionada a la existencia de la violación de la ley que garantiza a los justiciables un bien de la vida . a. de manera que el adversario quede sujeto a la sentencia que se ha de dictar. la que corresponde a un estado de hecho y de derecho que es la razón por la cual corresponde el ejercicio de una acción. ALCALÁ ZAMORA). c. COUTURE.. y c. la acción es el derecho subjetivo autónomo del derecho subjetivo material. como un poder jurídico que produce frente al adversario el efecto jurídico de actuación de la ley. Los requisitos que contempla Calamandrei para el ejercicio de la acción son los siguientes: a. La concepción de la acción por parte de Chiovenda descansa en la noción de derecho potestativo. La acción se dirige hacia el Estado y no se agota con su ejercicio.Los principales sustentadores de esta teoría han sido los autores italianos Chiovenda. que tiende a obtener una providencia jurisdiccional favorable al actor. Los elementos de la acción según Chiovenda son: a. esto es.. Consiste en que las partes del litigio deben encontrarse frente al hecho específico real en una posición determinada que les permita estar sujetas a las resultas del juicio. La acción aparece concebida como un derecho potestativo.2. la acción es el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales.La existencia de sujetos (Actor y Demandado) b. sino que permanece vigente a lo largo de todo el proceso hasta la obtención de la dictación de la sentencia que resuelva el conflicto.Legitimación para obrar. Calamandrei y Redenti. La satisfacción del interés debe necesariamente ser logrado en el proceso.La existencia de una causa. 2... La acción se dirige al demandado y se agota con su ejercicio.La acción sólo existe en la medida que hubiere sido lesionado un interés jurídicamente protegido..Interés.La existencia de un objeto.Chiovenda. Para Chiovenda.Coincidencia entre el hecho específico real y el hecho específico legal b.. Se critican estas teorías porque no explican los casos en que el litigante ejerce una acción sin poseer condiciones necesarias para obtener una sentencia favorable. Para Calamandrei. sino un fallo 112 .

Para Couture. La acción no es el derecho material del actor ni su pretensión a que su derecho sea tutelado por la jurisdicción. y no es más que una manifestación específica del derecho de petición garantizado en la Constitución Política. b. El derecho de accionar para los partidarios de la teoría abstracta atenuada no exige ser titular de un derecho. Pág. sino un supuesto del proceso. sin poder.Carnelutti. (GUASP. la acción es un derecho autónomo para que el litigio tenga una justa composición. que permanece fuera de él.. se diferencia del derecho de acción abstracto. El derecho de acudir a los tribunales. con la particularidad de ir dirigido a los órganos jurisdiccionales como detentadores específicos de la función jurisdiccional. sino una mera facultad. y que se acantona.gr.gr. frente al particular o frente al Estado. Páginas. debiendo entenderse no como un derecho al juicio favorable. bien en el terreno civil. un derecho de naturaleza procesal. TEORÍAS ABSTRACTAS ATENUADAS DE LA ACCIÓN. De acuerdo con ello.”(Jaime Guasp Derecho Procesal Civil. 204 y 205. señalando que “la doctrina no ofrece sino la exasperación de las tesis privatistas con la vuelta a las doctrinas unitarias en su forma de identificación de derechos o de justificación de derechos o la radicalización de la tesis publicista hablando. 2. quizá en ambos. de la acción como del ejercicio por un particular de funciones públicas. Además. La acción para Couture es un derecho cívico. El interés protegido por la acción no es el interés en el litigio. la acción es un derecho inherente a la personalidad.Couture. sino que simplemente como un derecho al juicio. BETTI. en que no basta para accionar ejercer un derecho de petición.1998)... v. LIEBMAN). v.sin más. Tomo I. en efecto. a la terminación de este ciclo se descubre el error de planteamiento que supone erigir la idea de la acción en concepto central de la teoría del objeto del proceso.. a.3. bien en el terreno político. pues se observa. sino que es menester además que a través de él se formule 113 . Para Carnelutti. por ello. la relatividad e intrascendencia de tal concepto para la resolución de los problemas puramente procesales.Civitas. ya se subordine o no este derecho a requisitos distintos como el de buena fe del accionante.4ª edición. funcionar como clave explicativa de las cuestiones de orden procesal estricto. la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. pero la objeción no es atendible porque nada impide. en efecto. sino que exige sólo afirmar la existencia de un hecho o de determinados requisitos. Y es que en realidad. Tomo I. ya sea concreto o abstracto. del derecho constitucional de petición”(Jaime Guasp Derecho Procesal Civil. La acción es un derecho cívico. que el poder de actuar ante los Tribunales de Justicia no sea sino una manifestación secundaria de un derecho más amplio.4ª edición.1998). 204. Suele replicarse a esta concepción diciendo que la acción así entendida no es un verdadero derecho. sino que su poder jurídico de acudir a los órganos jurisdiccionales. Civitas. no es. el que se posee por el solo hecho de ser persona y no por ser titular de un derecho lesionado. evidentemente. Guasp ha criticado las dos teorías precedentes.

(Art. que no basta con el mero accionar para que se inicie un proceso. constitutivas. En nuestro derecho.. cuando el bien protegido es el dominio de un bien u otro derecho real. (Jaime Guasp Derecho Procesal Civil. debiendo tenerse presente que respecto de ellas se aplica todo lo que ya señalamos respecto de la clasificación del procedimiento. puesto que se contemplan procedimientos especiales respecto de las acciones posesorias. Esta teoría se ha criticado por asimilar el concepto de acción y de pretensión. y al demandado pedir la corrección del procedimiento si no se da cumplimiento a uno o mas de cualquiera de los requisitos del art. c. El incumplimiento de la individualización de las partes de la relación procesal permite al tribunal de oficio no darle curso (art. inmuebles y mixtas. y posesorias. el juez no le dará curso y dictará al efecto un auto motivado” Desde este punto de vista. distinguiéndose dentro de ellas las acciones ejecutivas de dación y de transformación . Esta clasificación reviste particular importancia para el procedimiento aplicable. Página. Guasp concibe la acción como el poder concedido por el Estado de acudir a los Tribunales de Justicia para formular pretensiones. 303 Nº 4). puesto que “si no constituyen un delito los hechos expuestos en la querella. el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil nos estaría demostrando al establecer los requisitos de la demanda. La acción viene a ser el continente y la pretensión el contenido. Sin embrago se suele clasificar las acciones desde distintos puntos de vista: a.De acuerdo al objeto que se persigue a través de la pretensión civil que se hace valer. el art.una pretensión.. se clasifican en pretensiones de cognición. Más que hablar de una clasificación de la acción.En cuanto al objetivo de la pretensión hecha valer. La acción es un concepto único y común a todas las formas de enjuiciamiento. Civitas. la que debe encontrarse fundada en los hechos y en el derecho. 114 .1998). se suele clasificar en acciones civiles y penales. precisándose quien la ejerce. Por su parte. IV. distinguiendo dentro de ellas las meramente declarativas o de certeza. 205. concebida ella como el derecho de poner en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional. 256) . se suelen clasificar en acciones muebles. cuando lo que se pretende es la protección de la posesión respecto de inmuebles. respecto de quien se ejerce y el tribunal ante el cual se hace valer. y pretensiones de ejecución.De acuerdo con el contenido de la pretensión hecha valer se clasifican en acciones civiles petitorias. de condena y cautelares..102 del Código de Procedimiento Penal establece que no basta con el mero accionar para que se inicie un proceso penal. d. CLASIFICACIONES DE LA ACCION. un reclamo de un bien de la vida frente a otro sujeto distinto de un órgano jurisdiccional. lo que procedente es referirse a la clasificación de las pretensiones que se hacen valer mediante el ejercicio de ésta. Tomo I. la que debe satisfacerla mediante la realización de una conducta determinada.. con diferencias mínimas entre la acción civil y penal provenientes de la distinta naturaleza de los conflictos que procesan en uno y otro campo.De acuerdo a la pretensión que se hace valer. Mediante la acción una persona ejerce el derecho ante el juez de formular una pretensión de reclamación de un bien de la vida frente a persona distinta. mediante la excepción dilatoria de ineptitud de libelo. sino que es menester que se haga valer una pretensión (parte petitoria). b. 254.4ª edición. esto es.

o cuando hay por lo menos. B. El objeto de la pretensión debe ser física y moralmente posible. sin requerirse para formular la pretensión respecto de éste que se determine quienes actuarán por el sujeto pasivo dando cumplimiento a los requisitos del ius postulandi. Página. REQUISITOS Y EFECTOS DE LA PRETENSION.CONCEPTO. ius postulandi y con la legitimación activa para obrar. y c) el demandado. Tomo I. algo que se hace. La pretensión procesal es una declaración de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración. esto es. pero no que se tiene. carecería de la dimensión social que el derecho exige para concederle el tratamiento adecuado. 115 . A. que es la persona frente a quien se dirige la pretensión y debe contar con la capacidad para ser parte. que es quien formula la pretensión y debe contar con la capacidad para ser parte. El elemento objetivo de la pretensión se encuentra configurado por el bien litigioso que se pretende. La pretensión no es un derecho.. La pretensión es la manifestación de voluntad destinada a exigir la subordinación del interés ajeno al interés propio. La pretensión se interpone siempre frente a una persona determinada distinta del actor. La pretensión es una declaración de voluntad porque en ella se expone lo que un sujeto quiere y no lo que sabe o siente.1998). sin necesidad de que la coincidencia exista o no. que debe contar con jurisdicción y competencia objetiva y subjetiva . CONCEPTO DE PRETENSIÓN. sosteniendo su autor que lo reclamado coincide con lo establecido en el ordenamiento jurídico. b) el actor. ESTRUCTURA. los que se encuentran configurados por: a) el órgano jurisdiccional. La pretensión reclama una cierta actuación del órgano jurisdiccional que el actor especifica. idóneo en cuanto se debe hacer valer en un proceso que permita formular de esa pretensión. y con causa. Para alcanzar fuerza de derecho le basta a la pretensión con esta referencia. 206. un interés personal legítimo y directo en el que la plantea. Es una manifestación de voluntad petitoria que se valida por su referencia que ella contiene respecto al derecho. con la existencia de un fundamento legal o motivo que la justifica. hay tanto pretensiones fundadas y sinceras como pretensiones infundadas o insinceras. o incluso. pues en otro caso. Civitas. capacidad procesal. se crea o no en ella. sino que un acto. (Jaime Guasp Derecho Procesal Civil.V. La pretensión es una declaración de voluntad. subjetiva y externa. capacidad procesal y con la legitimación pasiva para obrar. La pretensión procesal requiere la concurrencia de elementos subjetivos.4ª edición. el que puede consistir en una cosa corporal o en una conducta de una persona.

LA PRETENSIÓN Y LA DEMANDA. y consiste en la facultad de recurrir a la jurisdicción para los efectos de formular una pretensión que debe ser resuelta mediante un proceso. se admite la posibilidad de revocarla íntegramente. hasta que el mantenimiento que a la pretensión debe darse haya alcanzado su finalidad. que permiten hablar metafóricamente desde luego. porque. fenómeno que cabe llamar transmisibilidad de la pretensión. nada se opone a que un proceso comience sin pretensión procesal. La pretensión procesal determina el mantenimiento del proceso. considerada como objeto de un acto de disposición. Tampoco quiere esto decirse que el proceso haya de conservar una armadura rígida durante todo su desarrollo.C. lleven consigo una verdadera terminación anormal del proceso.gr. sin que resulte justificada su ulterior continuación. desaparece del mundo del derecho. nada se opone a que la pretensión procesal. La pretensión procesal mantiene funcionalmente en vida al proceso. que lleva consigo por la misma razón.. si lo hace siempre con vistas a una pretensión futura. evidentemente. Si la pretensión se satisface. una extinción en sentido técnico del mismo. Cuando la pretensión desaparece. Sin embargo. sea eliminado. conservando su existencia. Tomo I. Civitas. La pretensión procesal engendra un proceso. como ocurre en el en el proceso civil con la medidas prejudiciales preparatorias. lo que explica las modificaciones que puede experimentar a lo largo de la pendencia. Sin embargo. característicamente. probatorias y precautorias. de un efecto de la pretensión conservatorio del proceso. esto es. Si la pretensión procesal. sin perjuicio del principio de transformabilidad. una modificación del proceso en que la pretensión se deduce. experimente un cierto desarrollo durante la pendencia procesal. La pretensión es la declaración de voluntad del actor cuya existencia determina que se origine. en las cuales solo es necesario señalar “la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos”. sin llegar a quedar satisfecha. guardando siempre dentro de sí un núcleo inconmovible que no pueda sufrir la variante más ligera. ya que la decisión judicial no quiere decir otra cosa que satisfacción de una pretensión o. y concluye mediante la decisión judicial. Por el contrario. v. lo único que exige la función de pretensión en este sentido es que tan pronto como definitivamente no aparezca o desaparezca la pretensión procesal.1998). 116 . lo que explica que los actos de disposición de la pretensión. Cabe hablar. La pretensión procesal determina la conclusión de un proceso.PARALELO ENTRE LA ACCIÓN.P. El cambio de los sujetos de la pretensión mediante la transmisión de la titularidad de la misma de una a otra persona. son todas las vicisitudes que pueden.. por quedar sin razón. el proceso mismo. mantenga y concluya un proceso. 222 y 223. el proceso queda eliminado. el cambio en el bien de la vida a que la pretensión se refiere. D.(Art. el desistimiento. (Jaime Guasp Derecho Procesal Civil.. La acción es un concepto previo al proceso. EFECTOS DE LA PRETENSIÓN.4ª edición. pues. puesto que cuando esta reclamación de parte deja de existir por algún acaecimiento jurídico que tenga asignada esa eficacia el proceso debe terminar. La pretensión constituye el elemento objetivo del proceso y representa el núcleo central de éste. entonces el proceso se extingue igualmente. Página. 288 del C. en palabras más amplias. producirse en el proceso y que no afectan a su existencia en tanto perdure el núcleo esencial de la pretensión a que debe la vida. en el sentido que normalmente esa manifestación de voluntad ha de constituir su acto primero e inicial. expresión de una voluntad que decisoriamente examina y actúa o deniega la actuación de una pretensión procesal.).C. el cambio en la petición o en los acaecimientos de hecho que le sirven de título. de una biología de la pretensión procesal. entonces el proceso ha llegado a su fin normal.

para el caso que la primera petición sea denegada. E. que se produce cuando dos o más pretensiones que se han hecho valer en procesos distintos se acumulan de forma tal de pasar a formar parte de un solo proceso (acumulación de autos). sino que la verificación de cualquiera de ellas basta para satisfacerle. Esta pluralidad sucesiva puede ser por inserción.La pretensión es una petición fundada formulada por el actor y que pretende la subordinación del interés ajeno al interés propio. La pluralidad alternativa es. por el contrario. La acción es una facultad de poner en movimiento la jurisdicción que se diferencia del derecho material. Por la aparente contradicción de este planteamiento. el legislador por razones de armonía y de economía procesal admite que dentro de un proceso se pretenda la solución de no una sino que de una pluralidad de pretensiones. La demanda es el vehículo para introducir la pretensión al proceso. formula otra pretensión. o sea que. aconseja unificar el tratamiento de dos o más pretensiones entre las que existe una comunidad de elementos para reducir el coste de tiempo.PRETENSIONES MÚLTIPLES. lo que podría ocurrir si. debería el órgano jurisdiccional actuarlas todas frente al sujeto pasivo de la misma.. Es una actividad procedimental de iniciación que marca el comienzo cronológico del proceso y que encierra dentro de sí a la pretensión procesal. pero en segundo lugar. si bien reclama dos o más actuaciones distintas.Por razón de forma. que se produce cuando la pretensión no se ha hecho valer procesalmente y ella se añade a otra pretensión que ha originado ya un proceso que se encuentra pendiente (ampliación de demanda y reconvención) o por acumulación. La demanda es el acto material que da nacimiento al proceso. condenar al demandado.. a la realización de todas las prestaciones debidas. y la economía procesal. aquella en que el actor pide al órgano jurisdiccional. aquella en que el titular. se impone evitar decisiones contradictorias. En virtud de la armonía procesal. una sola actuación. ventilándose cada una de las pretensiones que tienen elementos comunes en procesos diferentes. b. sin incurrir en incongruencia (ultrapetita). finalmente. Sin embargo. para satisfacer al titular de la pretensión. por lo tanto. subordinadamente. Lo normal es que el proceso tenga por objeto la satisfacción de una sola pretensión. El Juez o Tribunal no podrá entonces. La pluralidad sucesiva es aquella que se genera no con motivo de la interposición de una demanda. Respecto de la pluralidad de pretensiones se distinguen los siguientes tipos: a. sino que con posterioridad y luego de haber comenzado el proceso. esfuerzo y dinero que supondría decidirlas por separado. La pluralidad eventual o subsidiaria es. en primer término.Por razón de tiempo. La pluralidad simple es aquella en que las diversas pretensiones reunidas se reclaman todas de modo concurrente. hay tres tipos de pluralidad de pretensiones: la simple. no pide que sean realizadas una y otra. La pluralidad inicial de pretensiones es la que se produce desde el inicio del proceso al contenerse en la demanda la formulación de dos o más pretensiones. la alternativa y la eventual o subsidiaria. se distingue la pluralidad de pretensiones inicial y la sucesiva. llegara el órgano jurisdiccional a resultados distintos y opuestos entre sí. ya que es el mismo 117 .

Página..LA DEFENSA DEL DEMANDADO. 118 . Dos o más pretensiones son materialmente incompatibles cuando los efectos jurídicos o los simples efectos económicos que tienden a producir no pueden subsistir simultáneamente. VI. sin que se exija que exista además una conexión causal entre ellas. 228. Pero realmente debe ser admitido sin vacilación. Sin embargo. Si no concurre la competencia del tribunal y la identidad del procedimiento a aplicarse para la tramitación de todas las pretensiones. (Jaime Guasp Derecho Procesal Civil.4ª edición. Si las pretensiones son incompatibles materialmente entre sí.1998). ellas no podrán hacerse valer en forma simultanea. Civitas. esto es.. En nuestra legislación. Civitas. presentándose en este caso una incompatibilidad procesal de carácter insalvable. Así son incompatibles las pretensiones en que un vendedor pide la resolución del contrato y el pago del precio. tiene un derecho al proceso. como el demandado mediante la excepción o defensa. 1. con la sola limitación que no sean incompatibles entre sí. se comprenden las dudas abrigadas en torno a este caso de pluralidad. mediante la acción. como un correctivo al principio de preclusión procesal.CONCEPTO. es menester tener presente que la pluralidad de pretensiones exige para que puedan hacerse valer simultáneamente en una misma demanda que el tribunal sea competente para conocer de todas ellas y que las pretensiones deban hacerse valer y tramitarse de acuerdo a un mismo procedimiento y no una de acuerdo con un procedimiento y las otras de acuerdo con otro procedimiento. sin posibilidades utilizables de rectificación posterior. Tomo I. la defensa del demandado no es más el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha formulado frente a él y ante el órgano jurisdicccional. Sin embargo. ella puede ser salvada si la petición se formula respecto de ellas en la demanda en forma subsidiaria. Página. 231. que obliga a formular dentro de un momento determinado las pretensiones sobre las que haya de decidir el órgano jurisdiccional. se permite la formulación de diversas pretensiones en una misma demanda.4ª edición. Pero es evidente que este supuesto de incompatibilidad se refiere tan sólo a la acumulación simple. al señalarnos que “en un mismo juicio podrán entablarse dos o más acciones con tal que no sean incompatibles.1998). no a la alternativa. Se estima que son incompatibles entre sí todas las pretensiones que no son contradictorias entre sí. que pueden ser cumplidas en forma simultánea. sino que se oponen entre sí. podrá proponerse en una misma demanda dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra”. (Jaime Guasp Derecho Procesal Civil. El hecho que justifica la acumulación inicial de pretensiones es la sola identidad de partes entre las dos o más pretensiones formuladas en la demanda. Tanto el actor. ni mucho menos a la eventual o subsidiaria. donde puede existir perfectamente esta posibilidad de simultanear. En sentido lato. La pluralidad inicial de pretensiones se contempla expresamente en el artículo 17 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Tomo I.pretendiente el que comienza imaginando su propio vencimiento.

reconoce en su inciso primero está situación al señalarnos que “concluidos los trámites que deben preceder a la prueba.(Arts.7º del C. implica una contestación ficta de la demanda en la que se tienen por negados genéricamente los fundamentos de la pretensión.C. Ante la acción ejercitada por el demandante. la facultad de aceptar la demanda contraria”.El derecho de excepcionarse o defenderse genéricamente entendido corresponde a un derecho de acción genéricamente entendido. sino que por el contrario. En cambio.2º del C. El artículo 318 del C. De acuerdo con ello. notificándole las diversas resoluciones que se dicten. Además. La rebeldía o contumacia es aquella situación que se produce en el proceso cuando el demandado asume una actitud pasiva manteniéndose inactivo sin hacer nada. y 398 inc. 2.119 . ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía. sino que representado por un procurador del número o abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.) 2. En cambio. formulando una pretensión mediante la interposición de la demanda. la inactividad del demandado importa que el actor deberá necesariamente probar los hechos en que funda su pretensión. el sujeto pasivo o demandado puede inaccionar o reaccionar. De acuerdo con ello. en segunda instancia. si el demandado comparece al proceso puede asumir respecto de la pretensión hecha valer en su contra en la demanda alguna de las siguientes actitudes: 2.Allanamiento. El allanamiento importa una aceptación o adhesión que presta expresamente el demandado a la pretensión que ha hecho valer el sujeto pasivo en su demanda ... Para que un mandatario judicial se allane a la demanda requiere de contar con un poder con facultad especial para ese efecto de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del art. las cuales producen sus efectos respecto del apelado rebelde desde que se pronuncien. puede adoptar las siguientes actitudes: 1. el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio. recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos substanciales y controvertidos sobre los cuales debe recaer”. en la primera instancia el demandado rebelde debe ser considerado respecto de todos los trámites.1.P..C. pero ya no en forma personal. el apelado rebelde puede comparecer en cualquier estado del recurso. 202 del C.T.. y debe acusársele las rebeldías respecto de cada trámite cuando ello sea procedente por contemplarse plazos no fatales para que realice sus actuaciones. no siendo necesario notificarle de las resoluciones que se dicten.LA DEFENSA DEL DEMANDADO. sin expresa mención.C.P. el sujeto pasivo frente a la demanda deducida en su contra haciéndose valer en ella una pretensión. Sin perjuicio de ello.REBELDÍA O CONTUMACIA.P. al señalarnos que “no se entenderán concedidas al procurador.O. La rebeldía no importa una aceptación por parte del demandado de la pretensión hecha valer por el actor en su demanda. el apelado rebelde adquiere esta situación por el sólo ministerio de la ley si no comparece ante el tribunal de alzada dentro del plazo contemplado para ese efecto.REACCIÓN.

gr. (Corte Suprema. sólo se genera la omisión de la prueba respecto de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda que son aceptados. Cuando el allanamiento es parcial.J.P.. importa la aceptación de todos los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión contenida en la demanda. del término probatorio y de las observaciones a la prueba.D. esto es. impeditiva o invalidativa del efecto jurídico afirmado como fundamento de la pretensión. puesto que con aquellas el sujeto pasivo no introduce en el proceso un hecho nuevo que tenga por objeto destruir la pretensión hecha valer. la defensa consiste en la contestación de la pretensión que hace el demandado y en la que procede a negar el elemento de hecho o de derecho que sirve de fundamento a la pretensión. La oposición a la pretensión consiste en la declaración de voluntad del demandado por la que se reclama del órgano jurisdiccional frente al actor la no actuación de la pretensión formulada por éste. en los juicios de nulidad de matrimonio. sino que ellas pueden ser analizadas por parte del tribunal en la parte considerativa de éste.P. en los casos en que se encuentra comprometido en el proceso un interés público indisponible para las partes. La oposición a la pretensión puede revestir las siguientes formas: a.8.-Oposición a la pretensión.) La contestación de la demanda en la que el demandado se limita a formular meras alegaciones o defensas y no a formular excepciones en relación con la pretensión formulada en la demanda. Consiste en una mera negativa que no lleva consigo ninguna afirmación respecto de un hecho nuevo.2. el allanamiento no produce el efecto de generar la omisión de los trámites de la recepción de la causa a prueba. Además. como sucede v.R.1964. el demandado solicita la desestimación por parte del tribunal de la actuación de la pretensión hecha valer por el actor.. b. etc. basadas en elementos de hecho y de derecho que tienen eficacia extintiva. y cuyos motivos o razonamientos puede hacerlos valer durante el progreso del juicio.La defensa negativa. cuando es total. debiendo recibirse la causa a prueba respecto del resto de los hechos sobre los cuales no hubiere recaído el allanamiento del demandado 2. Las excepciones se clasifican en nuestro derecho en: 120 . En la oposición a la pretensión. Las excepciones.61.Sec. La alegación o defensa se ha definido como los motivos o razonamientos que el demandado invoca con el objeto de que se le desconozca al actor el derecho que pide sea declarado. T.El allanamiento.18. 252. divorcio perpetuo.1 pág.313 del C. implican que la carga de la prueba recaerá en la parte demandante. no con lleva a la terminación del proceso en nuestro derecho. En un sentido estricto. sino que sólo libera al tribunal de la obligación de recibir la causa a prueba luego de concluido el periodo de discusión del juicio de conformidad a lo establecido en el art. el tribunal no tiene que hacerse cargo de las alegaciones o defensas para su resolución en la parte dispositiva del fallo. Las excepciones son aquellas peticiones que formula el demandado.-Excepcionalmente sin embargo.

modificativo o extintivo de la pretensión del actor.C. Las excepciones dilatorias suspenden la tramitación del juicio y deben ser resueltas por el tribunal una vez concluida la tramitación del incidente que ellas generan. sin perjuicio de tener presente que nuestra jurisprudencia ha otorgado también ese carácter a excepciones de carácter procesal como sucede con la falta de jurisdicción. el tribunal tiene que pronunciarse acerca de las excepciones hechas valer por el demandado en la parte dispositiva de la sentencia definitiva.309 del C. 303 del C.) Las excepciones perentorias normalmente se confunden con los modos de extinguir las obligaciones que se nos señalan en el Código Civil.1 pág.. etc.P.J. Nuestra Jurisprudencia ha definido la excepción perentoria como todo título o motivo jurídico que el demandado invoca para destruir.C. Las excepciones dilatorias tienen un carácter taxativo. etc..Excepciones mixtas. la cosa juzgada.Sec. los cuales no se especifican. Las excepciones dilatorias deben hacerse valer todas en un mismo escrito. etc. Así por ejemplo. Son aquellas excepciones que no obstante tener el carácter de perentorias.. el pago de la deuda. (Art..C. la falta de legitimación para obrar.Las excepciones dilatorias son aquellas que versan sobre vicios del procedimiento y no se refieren a la pretensión que se ha hecho valer por parte del actor.2.P. pero genérico.P. (Art. para hacer ineficaz la acción del actor.. de conformidad a lo prescrito en el Nº 3 del artículo 303 del C.D.1964. modificativo o extintivo que tiene por objeto destruir la pretensión hecha valer. 170 Nº 6 del C.C.18.3. 252.Excepciones dilatorias. T. la prescripción.R.Excepciones perentorias. puesto que con ellas el sujeto pasivo introduce en el proceso un hecho nuevo de carácter impeditivo.-.) La contestación de la demanda en la que el demandado formula excepciones en relación con la pretensión formulada en la demanda.b. mas propiamente dicho.1. atendido a que se pueden comprender en el número 6 todos los vicios del procedimiento cuya corrección es posible solicitar del tribunal por esta vía.P. enervar y. la falta de capacidad del demandado o personería o representación legal de quien ha sido emplazado en su nombre. implican que la carga de la prueba recaerá en el demandado y no el demandante (reus in exceptione actor fit). debiendo contener las consideraciones de hecho y de derecho en las que se basa para emitir ese pronunciamiento. Son aquellas que tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión e importan la introducción al proceso de un hecho nuevo de carácter impeditivo. como por ejemplo. es posible solicitar por esta vía la nulidad del procedimiento por falta o defectuosa notificación de la demanda. el 121 .) b. Las excepciones perentorias no suspenden la tramitación del proceso y ellas deben hacerse valer por parte del demandado en su escrito de contestación de la demanda.8.61. puesto que ellas se encuentran enumeradas en el art. Las excepciones dilatorias son aquellas que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción (pretensión) deducida. antes de la contestación de la demanda y dentro del término de emplazamiento. Finalmente. (Corte Suprema. b.

309 Del C.(art. pero en tal caso el tribunal de alzada se pronunciará sobre ellas en única instancia. (Art.P. El demandado puede en el proceso no solo adoptar una actitud defensiva para los efectos de obtener el rechazo de la satisfacción de la pretensión hecha valer frente a él. La razón por la cual se permite al demandado deducir la reconvención obedece a un principio de economía procesal. si el tribunal lo estima necesario. y se reservará su resolución para definitiva. después de recibida la causa a prueba. Son aquellas excepciones perentorias que el legislador posibilita al demandado para deducirlas por escrito con posterioridad a la contestación de la demanda durante todo el curso del juicio. b.). quien pasa a ser sujeto pasivo respecto de ella. La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal 122 . 304 Del C.). Revisten el carácter de excepciones perentorias que anómalamente se pueden hacer valer durante el curso del juicio con posterioridad a la contestación de la demanda las de: prescripción (extintiva). que pueden recibirse a prueba.C. sino que además puede adoptar una actitud agresiva haciendo valer el demandado una pretensión en contra del demandante. Si el demandado deduce una reconvención amplia el ámbito objetivo del proceso.Excepciones anómalas. Las excepciones de carácter perentorio que el legislador posibilita hacerlas valer como excepciones dilatorias son las de cosa juzgada y transacción. que se deduce utilizando el procedimiento judicial originado por iniciativa de este último. 314 del C. se tramitarán como incidentes.4. o estimarlas que son de lato conocimiento. Si se deducen en segunda. (Art. Formuladas las excepciones de cosa juzgada y transacción como dilatorias el tribunal puede fallarlas luego de concluida la tramitación del incidente que ellas generan.P.C. La reconvención es una contrademanda del demandado frente al demandante. En términos más simples. transacción.legislador posibilita al demandado hacerlas valer como excepciones dilatorias antes de la contestación de la demanda..P. En el Primer otrosí: Deduce demanda reconvencional. dicho escrito se sumara: En lo principal : contesta la demanda. 3.) De acuerdo con ello. puesto que introduce en él una nueva pretensión. hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. puesto que se permite que mediante un mismo procedimiento se resuelva tanto la pretensión del demandante hecha valer en su demanda como la pretensión del demandado hecha valer en su reconvención.. Estas excepciones anómalas si se formulan en primera instancia.C. y pago efectivo de la deuda.La oportunidad en la cual el demandado debe deducir su reconvención es en el escrito de contestación de la demanda. se seguirá igual procedimiento. siempre que se funde en un antecedente escrito. en cuyo caso mandará contestar la demanda y se reservará el fallo de esas excepciones para la sentencia definitiva. cosa juzgada (excepción de).LA RECONVENCIÓN. se dice que la reconvención es la demanda del demandado en contra del demandante.

C. y 111 y 124 del C..) b. 316 del C. 123 .C. Los requisitos que se contemplan para que el demandado pueda deducir su reconvención en contra del demandante en nuestro Código de Procedimiento Civil son: a. Para los efectos de deducir la reconvención no se ha contemplado por parte de nuestro legislador en el Código de Procedimiento Civil un vinculo de conexión entre la demanda y contestación de la demanda diferente a la conexión subjetiva.(Art.(art.Que la contrapretensión se encuentre sometida en su tramitación al mismo procedimiento de la demanda y que se admita la formulación de ella de acuerdo con el procedimiento según el cual se tramita la demanda.T.).Que el tribunal tenga competencia para conocer de la reconvención estimada como demanda. en cuanto a que la reconvención sólo puede ser deducida por el demandado en contra del demandante y no de un tercero.P. quien podrá asumir respecto de la reconvención las mismas actitudes que el demandado respecto de la demanda. 315 del C.O.P. por lo que ella deberá ser notificada al demandante..

Los presupuestos procesales que deben concurrir para que nos encontremos ante un juicio que tenga existencia jurídica son los siguientes: a. aquellos antecedentes que deben concurrir para que un proceso no obstante poseer una existencia jurídica. aquellos antecedentes que deben concurrir para que nos encontremos ante un proceso para que tenga una existencia jurídica. esto es. puesto que no existe un proceso que lo genere No se produce una vez firme la sentencia la cosa juzgada. la falta de objeto o falta de causa y la falta de solemnidades.CAPITULO IX: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 1.La existencia de un juez que ejerza jurisdicción b. y presupuestos procesales de validez..) En los casos en que nos encontremos ante la concurrencia de la falta de presupuestos de existencia de un proceso. De acuerdo con esta definición.(Los actos procesales. puesto que ellos están destinados a impugnar una sentencia que tenga una existencia jurídica. Juan Colombo C.La existencia de partes c. el que se trata de un problema de inoponibilidad procesal mas que de inexistencia según el profesor Juan Colombo. Páginas 422 y siguientes. y la falta de acción en los casos en que un proceso no puede ser iniciado de oficio. nos encontramos en que es posible distinguir los presupuestos procesales de existencia.. sin que exista un plazo para que se pueda sanear la inexistencia No se puede producir la convalidación del acto inexistente ni por voluntad de las partes ni por transcurso del tiempo No es procedente interponer recursos.CONCEPTO.La existencia de un conflicto o litigio. No se genera el estado de litispendencia.. esto es. sino que con un acto singular de él. se generan las siguientes situaciones: El proceso inexistente y los actos realizados en él no generan efecto alguno El tribunal no está obligado a proveer la demanda para dar inicio a un proceso si constata la falta de concurrencia de un presupuesto de existencia del proceso. la falta de voluntad en los actos singulares.PRESUPUESTOS PROCESALES DE EXISTENCIA. Los presupuestos procesales son aquellos antecedentes necesarios que deben concurrir para que el juicio tenga una existencia jurídica y validez formal...Además se han señalado como falta de presupuestos de existencia no en relación con el proceso. 2. tenga una validez formal. 124 . el no emplazamiento del sujeto pasivo el proceso. A estos elementos se han agregado por la doctrina.. sino que estamos en presencia de solo una cosa juzgada aparente Las partes pueden desconocer en cualquier momento el fallo por cualquier vía.Tomo II.

PRESUPUESTOS PROCESALES DE VALIDEZ.P.C..8 art. siendo las principales de ellas las siguientes: a. se generan las siguientes situaciones: . 83 del C.) .. adoptar diversas medidas de oficio durante el curso del procedimiento para prevenir o declarar la nulidad de un proceso por la falta de un presupuesto de validez de éste. Sin embargo.C.Deduciendo una excepción dilatoria b. (art. El proceso nulo y los actos realizados en él generan todos sus efectos jurídicos mientras no sea declarada la nulidad. (Art.Corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso.Declarar de oficio la nulidad procesal (art.Las partes pueden durante el curso del proceso alegar la nulidad procesal que afecta al proceso o a un acto específico de este mediante alguna de las siguientes vías: a..El cumplimiento de las formalidades legales contempladas para el desarrollo del procedimiento.No proveer la primera presentación en juicio en que no se contenga la constitución del patrocinio y no proveer apercibiendo de tenerse este por no presentado si no se ha constituido el poder.... 256) b.Ejerciendo la acción de revisión en los casos excepcionales que la ley contempla.No dar curso a la demanda en caso de no cumplir con alguno de los tres primeros requisitos contemplados en el art.254 del C.) f. 125 ..) e...P. Los presupuestos procesales que deben concurrir para que nos encontremos ante un juicio que tenga existencia jurídica son los siguientes: a.P.Casar de oficio la sentencia en la cual concurre un vicio que hace procedente el recurso de casación en la forma. Final del C.- Nuestra Jurisprudencia ha señalado que la vía para alegar la falta de presupuestos de existencia es la formulación de una excepción perentoria.P.Deduciendo un recurso de casación en la forma d. c..C.. 775 C.Formulando un incidente de nulidad procesal c.La capacidad de las partes c.C. se ha sostenido por la doctrina que la inexistencia sólo requiere ser constatada por el juez tan pronto compruebe que al negocio jurídico que se invoca le falta un presupuesto de existencia..Declarar de oficio su incompetencia absoluta d.La existencia de un tribunal competente b. apartándose del principio de la pasividad.. En los casos en que nos encontremos ante la concurrencia de la falta de presupuestos de validez de un proceso. 3.El tribunal se encuentra facultado en diversos preceptos legales para. 84 inc..

la cual. Las partes sólo pueden alegar la nulidad dentro del proceso y antes de que se encuentre ejecutoriado el fallo. sólo en el caso que el vicio irrogue un perjuicio a las partes que sea reparable sólo con la invalidación del fallo. ha abordado por primera vez en forma orgánica en nuestro ramo dicho tema. puesto que si falta la legitimación no podrá existir por parte del tribunal un pronunciamiento sobre el conflicto promovido en el proceso. en caso de no ejercerse los medios para reclamar la nulidad dentro del termino establecido en la ley. además de la inexistencia y de la nulidad del proceso. se contempla en la doctrina la sanción de ineficacia de la inoponibilidad del proceso. se puede pretender la declaración de nulidad en los casos específicos que se contemplan en el llamado recurso de revisión.”. aunque la parte no lo haya señalado. el propio magistrado puede relevar de oficio. puesto que impide que el acto 126 . según la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia. La sentencia dictada en un proceso una vez firme produce cosa juzgada. salvo disposición expresa de ley en contrario.Editorial Temis. Excepcionalmente. El acto nulo puede ser convalidado por voluntad expresa de las partes y por transcurso del tiempo.- El proceso nulo genera el estado de litispendencia. denominada “los Actos Procesales”. LA OPONIBILIDAD PROCESAL. páginas 522 y siguientes. debiendo para profundizar los conceptos aquí extractados acudirse al estudio de ella.1984. El recurso contemplado en la ley para alegar la nulidad procesal por haberse dictado una sentencia viciada o emanar de un procedimiento viciado es el recurso de casación en la forma.(Enrique Vescovi.) 5. La nulidad procesal debe ser declarada. Como claramente nos señala el profesor Colombo. puesto que han precluído los medios de impugnación para reclamar del vicio. quien en el Tomo II de ellas. La inoponibilidad debe examinarse dentro del esquema de los actos procesales. - - - - 4. “Es indispensable para que pueda dictarse una sentencia eficaz. podrá ser favorable o desfavorable. La legitimación procesal es un presupuesto de eficacia para que la sentencia pueda acoger la pretensión que se haya hecho valer por el actor en el proceso.PRESUPUESTO DE EFICACIA DE LA PRETENSIÓN. 197. “El acto procesal es oponible cuando produce efectos con relación a las personas a quienes está destinado. puesto que la cosa juzgada como summa preclusión produce el saneamiento de los vicios de nulidad procesal. Pág. es inoponible en todos los demás casos.. “La legitimación es un presupuesto procesal (de la sentencia) de los cuales. naturalmente. Teoría general del proceso. Para el desarrollo de la inoponibilidad procesal se ha acudido a la obra del profesor Juan Colombo Campbell. y este permanece vigente con todos sus efectos mientras no se declare la nulidad.

respecto de nadie. Se trata entonces de una simple inoponibilidad. no estamos frente a un problema de inexistencia o de nulidad procesal. Este fenómeno jurídico se presenta fundamentalmente cuando el sujeto pasivo no ha sido emplazado de manera alguna en el proceso. lo resuelto por la sentencia será inoponible al resto de las personas y conflictos. Pero a veces un acto es ineficaz sólo respecto de los terceros o de ciertos terceros. No se trata aquí de que haya sido mal emplazado. sino de una posición de inoponibilidad de la sentencia y de todos los actos del proceso. La del actor surge con el juez cuando el juez acoge el ejercicio de la acción y abre el proceso. establece que la sentencia sólo afectará a las personas en cuanto hayan litigado en un proceso con un objeto y con una causa determinados. En otros términos.produzca sus efectos normales. Concordante con este presupuesto. la inoponibilidad. En cuanto al proceso. las partes y el conflicto. que ha dado este nombre a la sanción que priva de efectos a un acto contra terceras personas que no han concurrido a su celebración. no produce. ya sea desde el origen o a partir de la declaración judicial de nulidad. de la nulidad en sus diferentes aspectos. En torno a la relación procesal que genera oponibilidad. con relación a quienes no fueron vinculados en tiempo y forma en él En los casos en que nos encontremos ante la concurrencia de la falta de presupuestos de oponibilidad de un proceso. En cuanto a las partes la inoponibilidad procesal está fuertemente vinculada a los efectos de las sentencias jurisdiccionales. el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. entre las partes el acto es válido y eficaz. Igual situación se presenta con la extra petita en función del conflicto. recuerdo que éste se forma al vincularse el juez. Por el contrario. es el conflicto cometido a proceso y los sujetos vinculados a él lo que hace que los efectos de la sentencia les sean oponibles. y la del sujeto pasivo cuando es debidamente emplazado conforme a las reglas precisas que contienen los Códigos de Procedimiento Civil y Penal. no a otro conflicto que no sea debatido en el proceso. La ineficacia puede tener diversos grados. como consecuencia. pero no es oponible a los terceros: éstos pueden considerarlo como no celebrado. en principio. El acto declarado nulo. Para el análisis de la oponibilidad e inoponibilidad de los actos procesales debe distinguirse entre la oponibilidad del proceso y de la sentencia y recordar el concepto de parte y de terceros. En otras palabras. la protección de los terceros que no pueden verse afectados por lo decidido por el órgano jurisdiccional. El termino inoponibilidad ha nacido con la doctrina moderna. Los actos procesales ejecutados en un proceso no son oponibles a los terceros absolutos. sino que no haya sido emplazado. En tales situaciones. La inoponibilidad tiene su fundamento en los efectos relativos del proceso y de la sentencia que en él se dicte y. entendiéndose por tales a todos aquellos a que no vincula la relación procesal. Es necesario distinguir de pronto. los efectos a que estaba destinado. se generan las siguientes situaciones: La inoponibilidad debe hacerse valer por un tercero en contra de quien se pretende 127 . que contiene los requisitos de la cosa juzgada. conservando su validez para regir las relaciones entre las partes. ella se genera a partir de la constitución de la relación procesal.

La inoponibilidad no es una sanción que tenga por objeto atacar el acto mismo.P. La inoponibilidad puede oponerse generalmente como excepción o defensa del proceso. 2º del C.234 inc.).C.C. 177. La inoponibilidad se puede hacer valer en contra de toda persona que pretenda prevalerse del acto o de la nulidad afectada de ineficacia.hacer valer un acto procesal o una sentencia. y 170 Nº 1 del C.) y en la agencia oficiosa procesal (art. arts. 303 Nº 2.6 del C.). Para reclamar la inoponibilidad no hay plazos y los actos no se convalidan por el transcurso del tiempo Los actos inoponibles pueden ser ratificados por las partes La inoponibilidad está vinculada a los limites subjetivos y objetivos de la cosa juzgada.P. sino sus efectos. la inoponibilidad en el cumplimiento del fallo (art. 3º inc 2º C. La inoponibilidad da eficacia al debido proceso al permitir a los terceros defenderse respecto de la eficacia de actos de un proceso o de una sentencia del cual no han sido partes. Civ. 254 Nº 2. - 128 .C. La inoponibilidad procesal se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento jurídico en relación a los efectos de la sentencia en relación a las partes y el conflicto (art.P.

le da un nuevo impulso para volver a ponerse en movimiento a su vez. I. cada una de las cuales determina su actuar en la forma prescrita por la ley a consecuencia y en vista de esta relación procesal en que engarza con las otras. de movimiento.el conflicto sometido a su decisión. como hemos dicho. Los miembros de una comunidad civilizada saben anticipadamente que el proceso. los elementos constitutivos. La forma externa destinada a canalizar este desarrollo del proceso para arribar al fallo del conflicto es el procedimiento. Como señala el profesor Colombo. La relación procesal significa una combinación de estos actos.éstos aisladamente. como los anillos de una cadena: el grupo forma una unidad que toma el nombre de procedimiento. Sin embargo. mediante un juicio de autoridad. respecto de esta unidad.GENERALIDADES. el proceso es una idea de carácter abstracta y por ello era menester que se estableciera una forma externa que canalizara su desarrollo o avance para arribar a su fin propio. cuyo fin es la decisión del conflito mediante un juicio de autoridad que adquiera el caracter de cosa juzgada. podría compararse con una tira cinematográfica en que los actos procesales representan cada uno de los cuadros de la misma. Los actos están. en la cual cada uno de los sujetos provoca con la propia actividad el movimiento de ellos. que es común a todos los actos y es la formación del acto final. Cada acto se encuentra vinculado y coordinado a un grupo más o menos numeroso de actos procesales que se suceden en el tiempo y forman una serie continúa. de ataques y defensas. el cual se compone. pero vistos y proyectados en el tiempo y en el espacio tienen un contenido y un fin. constituye el medio normal para la resolución de los conflictos jurídicamente trascendentes que se susciten dentro de la sociedad. vinculados por la unidad del fin. (Vescovi). El procedimiento es la sucesión de los actos en su sentido dinámico. la unidad. entendido en sentido formal.las partes y/o los terceros)que se desenvuelven progresivamente. y los actos singulares son. que lo califica en su individualidad.CAPITULO X: LOS ACTOS JURIDICOS PROCESALES. El proceso es una relación continuativa entre diversas personas. el proceso vendría a ser una secuencia de actos ligados por la relación procesal. siendo la oportunidad. ante todo. una finalidad inmediata propia." Todos los actos que configuran el proceso constituyen una unidad. desde luego. El proceso como relación procesal tiene un carácter continuativo como señala Calamandrei.. Por procedimiento entendemos "el sistema racional y lógico que determina la secuencia o serie de actos que deben realizar las partes y el tribunal para obtener los fines del proceso. que resumirá el entero procedimiento y constituirá su resultado. Es asi como los actos procesales son los actos jurídicos del proceso." Es así como el proceso es la totalidad. de una sucesión de actos tendientes a un fin. con el objeto de resolver. El proceso jurisdiccional ha sido conceptualizado por Couture como "la secuencia o serie de actos(del tribunal. El proceso se desenvuelve como una sucesión de acciones y reacciones. Cada acto tiene. pero esta finalidad inmediata no tiene otra razón de ser que la de representar un paso hacia un objeto más lejano. (Liebman). forma y lugar en que ellos deben ser llevados a cabo establecida por el procedimiento. cuando no tenga cabida la autodefensa o no se haya arribado o no sea admisible la autocomposición. en cuanto estan dirigidos a provocar y preparar el acto final que cumplirá y cerrará el procedimiento. 129 . que tiene un carácter teleológico. carecen de sentido.

excepcional trascendencia. Por otro lado. es evidente que existen hechos en sí mismos jurídicamente indiferentes y otros que pueden afectar el proceso. En consecuencia. Existen también otros.284 y 285 C. 4 de ese cuerpo legal. b) La cesación de la representación legal (Art 9 C.CONCEPTO DE HECHO JURIDICO PROCESAL. El hecho jurídico es procesal cuando éste produce efectos en el proceso.Dentro de nuestro Código de Procedimiento Civil nos encontramos con la mención de los siguientes hechos jurídicos procesales: a) El caso fortuito (art. la amnesia de un testigo. al punto que se le ha catalogado como el hecho de la naturaleza mas importante desde el punto de vista del proceso (Alsina). el nacimiento. que pueden influir.P. el nacimiento.. por lo cual son regulados por nuestra ciencia.. c) La ausencia física del país (Arts 11.II. Es por ello.en determinados casos . etc. debiendo por ello aplicarse siempre en forma supletoria la teoría del acto jurídico desarrollada en los artículos pertinentes del Código Civil según lo previsto en el art.). El acto jurídico procesal no viene a ser mas que una especie del acto jurídico. la muerte) que tambien pueden influir. que los actos jurídicos procesales se rigen por las disposiciones del derecho sustancial y cuando corresponda por ciertas disposiciones especiales establecidas por el Derecho Procesal modificatorias de los requisitos y efectos establecidos por aquel.). diferenciándose de éste fundamentalmente en que está destinado a producir sus efectos en el proceso. como el terremoto. El hecho jurídico propiamente tal es aquel suceso de la naturaleza que produce consecuencias de derecho. En nuestro Derecho Procesal no existe una regulación órganica y específica de la teoría de los actos procesales. Desde el punto de vista del derecho procesal.se deberan aplicar los artículos 1445 a 1469 y 1681 y sgtes del Código Civil al acto jurídico procesal en todas aquellas materias de éste no reguladas por nuestros Códigos Procedimentales y que no pugnen con la naturaleza del proceso. estan los hechos humanos (como un parto. (Vescovi) Por su parte. por ejemplo. a los cuales o a las cuales el derecho procesal objetivo vincula efectos jurídicos procesales. Así. para imposibilitar a una parte o tercero concurrir al tribunal para realizar un acto. la modificación o la extinción de las relaciones jurídicas procesales. esto es.79 CPC). (Rocco) Dentro de los hechos jurídicos procesales se distinguen los hechos jurídicos procesales propiamente tales (hechos jurídicos involuntarios o hechos naturales) y los hechos jurídicos procesales voluntarios (actos jurídicos procesales).O.C.C. III.T. Couture nos señala como ejemplos de hechos jurídicos procesales la pérdida de la capacidad de una de las partes. la inundación. 130 .CONCEPTO GENERAL Se llaman hechos jurídicos procesales a aquellos acontecimientos o aquellas circunstancias de hecho relevantes. la destrucción involuntaria de una o mas piezas de un expediente.y 367 C. el transcurso del tiempo adquiere en el proceso .P.

38 y 408 Nº 55 C. modificar o extinguir efectos procesales". 529 del COT. Los hechos humanos voluntarios que crean. En consecuencia.P. sin que con ello se descarte la posibilidad que la manifestación de voluntad para generar el acto sea de carácter bilateral. IV.d) La muerte (Arts 77. la modificación o la definición de una relación procesal"."Por acto procesal se entiende el acto jurídico emanado de las partes.165 N* 3 y 6 CPC. El acto jurídico procesal se diferencia del resto de los actos jurídicos en que normalmente la exteriorización de la voluntad deberá manifestarse en forma solemne o formal y no en forma consensual. que ni las partes ni el juez pueden infringir el texto legal en relación a las formas. el acto jurídico procesal debe realizarse según las formas procesales. por lo que ella tiene un carácter mas general y es ampliamente aceptada por la doctrina nacional y extranjera.5. susceptible de crear. puesto que el proceso consta de una serie de hechos y actos regulados en las formas y el tiempo por las normas procesales.La existencia de una o más voluntades destinadas a producir efectos en el proceso.. esto es. Sin embargo. los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución.. Couture nos da una definición sin pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica del proceso. especialmente la relativa al derecho de defensa. son los siguientes: 1. entendidas éstas como las condiciones de lugar. 3. 2. En efecto.) Finalmente. Normalmente en los actos procesales. 396. la manifestación de voluntad se efectúa en forma unilateral. es necesario tener en cuenta que por regla general lo prohibido es la disposición o renuncia anticipada de las formas. 131 .P. y que su disponibilidad está permitida cuando en su establecimiento sólo se ha considerado el interés individual. Al respecto. expresarse o exteriorizarse. el desenvolvimiento.Debe existir la intención de producir efectos en el proceso. Chiovenda define a los actos jurídicos procesales como aquellos "actos que tienen importancia jurídica respecto de la relación procesal. Los elementos del acto jurídico procesal de acuerdo con su definición. modifican o extinguen relaciones jurídicas son los actos jurídicos. y si éstos son realizados con la intención de producir efectos respecto del proceso se denominan actos jurídicos procesales. cuando se halle afectado el interés público y que aún cuando el concepto de orden público es poco preciso . puede concluirse que las formas procesales son irrenunciables cuando tienen por objeto la preservación del principio de bilateralidad de la audiencia y del debido proceso. 1377 C. cabe mencionar el transcurso del tiempo.Civ.. pero no su renuncia posterior. la conservación. podemos señalar siguiendo a Alsina. de los agentes de la jurisdicción o aun de los terceros ligados al proceso. tiempo y medios de expresión a la que deben someterse los actos procesales.CONCEPTO DE ACTO JURIDICO PROCESAL. que tiene gran importancia en el derecho procesal. puede decirse que él comprende siempre las garantías constitucionales.La voluntad debe manifestarse. (Chiovenda)..

En cuarto lugar. la transacción.). la cláusula compromisoria. etc. Ejemplo: el compromiso. pero existen actos procesales que se realizan fuera del proceso o antes incluso de su constitución que están destinados a producir efectos a su respecto. es decir. Sin ellos.Para definir un acto jurídico procesal el énfasis se pone no en que éste se haya realizado dentro del proceso. la conciliación. en esta materia. etc.P.. etc. la prorroga expresa de la competencia. siendo autónoma respecto de los hechos no se extiende al fallo del asunto. él está destinado a producir efectos en el proceso. Así podemos mencionar a título meramente ejemplar el compromiso.gr. v.CARACTERISTICAS DE LOS ACTOS PROCESALES En primer lugar.P. "contendrán". Nº4 C. si definimos al procedimiento como sistema racional y lógico que determina la secuencia de actos que deben realizar las partes y el tribunal para obtener los fines del proceso. 465 y 466 C.C. Ejemplo: una confesión se puede pedir una vez que esté contestada la demanda. En tercer lugar. el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra. cualquiera sea la teoría de la naturaleza del proceso que se sustente. la demanda (art. Se puede escoger cualquier acto jurídico procesal para comprobar ese aserto. los actos procesales son mayoritariamente unilaterales. esta autonomía comparativa no puede ser jamás apreciada en términos absolutos. una demanda. son actos esencialmente solemnes.309 C. la manifestación de voluntad es generada por un solo sujeto para producir los efectos en el proceso. etc.). los actos jurídicos procesales se integran de tal manera al proceso que lo suponen (no pueden existir sin él) y lo crean (el proceso se configura por una serie de actos jurídicos procesales). Una prueba de testigos se basta a sí misma. La unidad del proceso y del procedimiento es la que permite llegar al fin. Así.). la prórroga expresa de la competencia. la inadmisibilidad en el incumplimiento de los requisitos para interponer el recurso de casación.254 C. 132 . Nuestro legislador establece permanentemente sanciones a la omisión de las solemnidades. la contestación de la demanda (art..170 C.gr.).P.). En todos estos preceptos el legislador indica una serie de requisitos.C.303.- V.P. etc. Con autonomía absoluta nunca puede haber preclusión. se trata de actos autónomos. etc.C. los que son imperativos. La doctrina denomina negocios jurídicos procesales a estos actos procesales en que concurre la voluntad de las partes litigantes en el proceso. de ahí que exista la preclusión. v. el proceso no existe.C.C. una prueba confesional. Esta unilateraldad de los actos se rompe excepcionalmente cuando la ley exige la concurrencia de la voluntad de dos o más sujetos. Finalmente. En segundo lugar. cualquiera sea el lugar e instante en que se realice. Así..P. pero esta autonomía se debe determinar comparando un acto jurídico procesal con otro. la ineptitud del libelo (art. Todos los actos jurídicos procesales están dentro del concepto de unidad del proceso. la transacción. Pero. Lo normal será que el acto jurídico procesal se realice dentro del proceso. la cláusula compromisoria. la sentencia definitiva (art. sino en que necesariamente. dada la redacción de todos ellos al contemplar las formas verbales "debe". la inadmisibilidad del escrito de oposición de excepciones del juicio ejecutivo (arts.

. la regla general estará constituída por los actos de parte.gr. Serían un sustituto si el tribunal pudiera decretarlas sin relacionarlas con pruebas que ya consten del procedimiento.. b) Desde el punto de vista del sujeto que origina el acto. pero vinculadas al proceso y que no son parte del mismo. 2. la contestación.Actos de terceros. actos de proveimiento.10 C.Actos de las partes.CLASIFICACIONES Los actos jurídicos procesales admiten una serie de clasificaciones. la demanda..).. salvo. las medidas para mejor resolver. 133 clasifican en: .).Actos de impulso procesal. destrucción y decisión). El tribunal tiene una situación de pasividad respecto de la voluntad de las partes.. En un sistema procesal fundado en el principio dispositivo.C. los actos procesales se 1. que se contemple el trámite de la consulta. dentro de la clasificación de actos esenciales y de la naturaleza.313. en materia de convención de compromiso y contrato de cláusula compromisoria. etc. éstos se clasifican en: 1..T. el ofrecimiento de prueba. En cambio. claro está. c) Desde el punto de vista de las partes. inc.Actos del tribunal (resoluciones judiciales. la sentencia. En segunda instancia es esencial el recurso de apelación. la nomenclatura cambia en el caso de los actos bilaterales. se clasifican en actos jurídicos procesales unilaterales y actos jurídicos procesales bilaterales. Tales son: a) Desde el punto de vista de la voluntad necesaria para la existencia del acto.-Actos de impugnación. obviamente. Algunos actos son esenciales para la iniciación del procedimiento. ya que sin él la alzada nunca puede existir. así. se reserva la denominación de "acto jurídico procesal”para referirse a los actos jurídicos unilaterales. En doctrina. una clara acentuación del principio inquisitivo. pero éstas se vinculan directamente con la prueba rendida con anterioridad.P.O. la apelación. v. y 3.Actos probatorios. puesto que sin ella no puede haber ejercicio de actividad jurisdiccional (art. salvo. 3. Se puede afirmar que los actos probatorios son accidentales. si se quiere. VI.2º C.absolutamente restringido. existiendo.Actos postulación. entendiendo por tales a las personas que son ajenas al litigio. Es esencial en primera instancia civil la demanda.. Pueden no existir y no hay sustituto para ello. Los actos jurídicos unilaterales son la regla general y nos da una idea de que los actos principales del procedimiento siempre tienen esta naturaleza.. Sólo existen mínimas manifestaciones de este principio en la solicitud de que dicte sentencia sin más trámite evitando una etapa de prueba (art. 2. los que se denominan "negocios jurídicos procesales". y 4.

Actos de opinión de terceros. el desistimiento de la demanda.inc. d)Desde el punto de vista de los terceros.gr.Los actos de impulso procesal son aquellos que realizan las partes para dar curso al procedimiento.. la contestación de la demanda. los terceros se desvinculan del litigio y carecen de todo interés en el asunto. 2.Los actos probatorios de terceros son. o bien.P.44 CPC.. que se encuentra presentes a lo largo de toda nuestra legislación procesal: el receptor y el secretario.P. La presencia y realización de los actos de certificación importan para los efectos de que ellos.Los actos de certificación de terceros están entregados a los ministros de fe.Distintos son los actos de "postulación”de las partes. Esta disposición es plenamente aplicable en materia penal.. que son auxiliares de los tribunales que dan fe o acreditan la realización de un hecho o de un acto. 4.. en que éstas pretenden no sólo dar curso al procedimiento sino que también formular cuestiones de fondo o que se vinculan con el asunto que ha sido objeto del juicio. fundamentalmente. los actos que éstos realizan se clasifican en: 1. prescribe el art..). etc. Así.197. o lo materializan. son esenciales para la validez de ciertos actos jurídicos procesales.. el informe de peritos y la declaración de testigos..3º C.Actos probatorios de terceros. Esta modalidad hace aplicable el Principio de la protocolización y se traduce en dejar constancia de una circunstancia que sea relevante en el Derecho positivo chileno. la imparcialidad es el requisito necesario para que sus actos puedan tener algún valor en el procedimiento. según corresponda. y 3. porque tales actos producen un agravio o un gravamen irreparable. En seguida. a virtud de lo dispuesto en el art. la réplica. normalmente. que "la autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificado del acto es esencial para la validez de la actuación". Dentro de estos actos destacan las rebeldías y los incidentes. Se refieren a aquéllos que las partes realizan para acreditar los hechos fundantes de sus respectivas pretensiones y oposiciones. las excepciones perentorias.1. etc. Entre estos destacan la demanda.Los actos de impugnación son aquellos que. inc. y las implicancias y recusaciones. los actos de certificación pueden tener una finalidad bastante clara: dejar constancia en el expediente de lo que en el proceso ha ocurrido. 2. 3..Los actos probatorios se explican por sí mismos. a dejar afinado el proceso para sentencia.43 C. tratándose de los peritos). v... Estos constituyen peticiones que cada parte dirige al tribunal para que éste proceda.61. la constancia de las búsqueda estampadas de acuerdo al art. las defensas. En ambos medios. la certificación que hace el secretario del tribunal para los efectos de determinar el momento en que una resolución se encuentra ejecutoriada (art. 2. Dos son los típicos ministros de fe.P.Actos de certificación de terceros. el certificado de haberse acompañado dinero suficiente para compulsa (art. tratándose de los testigos. dentro del procedimiento. indistintamente utilizados por las partes.C. Los principales actos de impugnación son los recursos procesales. En efecto.). 134 . Ambos medios de prueba están sometidos a un examen de imparcialidad (preguntas de tacha y tachas. pretenden atacar resoluciones o actos del tribunal por defectos de forma o de fondo.2º CPC..174 CPC. 1.

P. en principio.). el 358 indica cuáles son las circunstancias en que no se oirá al ministerio público. El orden del análisis será el siguiente: 1) la voluntad y sus vicios.REQUISITOS DE EXISTENCIA Y DE VALIDEZ DE LOS ACTOS JURIDICOS PROCESALES. 3.. establece los casos en que el ministerio público debe ser oído.357 C. En seguida. Esta finalidad es una novedad dentro del ordenamiento jurídico nacional. 3) El objeto. VII. aunque la ley no los exija..366 C. existen actos de certificación con consecuencias probatorias. permitiendo mejorar la prueba rendida. Tratándose de los defensores públicos. En la práctica.C. En efecto.O. siempre se oye al ministerio de los defensores públicos. 135 . En el Código Orgánico. en concepto del tribunal o por disposición de la ley. se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe.. Es por ello que los requisitos de existencia y de validez de estos actos.T. para efectos de seguridad jurídica.O. a las personas jurídicas o a las obras pías.T. el art. señala los casos en que deben éstos ser oídos. los funcionarios públicos que pueden o deben intervenir en éstos son el Ministerio Público y los Defensores Públicos. a las herencias yacentes.procurador o representante legal. art. 4) La causa. y 5) Las solemnidades. en los asuntos indicados en el art. inc. a virtud de orden de tribunal competente. ENUNCIACION Hemos afirmado que el acto jurídico procesal no es más que una especie dentro del género acto jurídico que se contempla en el derecho sustancial. salvo prueba en contrario".O.O. de que tratan los arts. quedan comprendidos dentro de esta clasificación. siempre deben estar atentas a solicitar por sí actos de certificación.C.T. Los informes en derecho.359 establece la facultad para los tribunales de oir al ministerio público en todos los casos en que lo estime conveniente. siempre que no tengan guardador. 2) La capacidad procesal. Finalmente.427. indica que es facultativo para los defensores públicos representar en los negocios judiciales a los incapaces. son los mismos. a los derechos de los que están por nacer. existen ciertas peculiaridades que los diferencian y que pasamos someramente a esbozar a continuación. a los ausentes.1º C. En el art.369 C. en nuestra legislación existe un caso en que el certificado de un ministro de fe es un medio de prueba: "Sin perjuicio de las demás circunstancias que.Las partes. Sin embargo.T. deban estimarse como base de una presunción. ya que se ha transformado en un trámite obligatorio para la acertada solución de los conflictos. 228 a 230 C.369 C. (art.y el art.P.-Los actos de opinión de terceros son todos aquellos que el tribunal está obligado o queda facultado para recurrir al informe de un tercero.

La voluntad expresa será la regla general. Si en el Derecho Civil los requisitos exigidos para dar valor al silencio son de por sí minuciosos y excepcionales. En materia penal. Hay casos en que el silencio de la parte produce consecuencias jurídicas importantes en el procedimiento.1)LA VOLUNTAD Y SUS VICIOS. La manifestación tácita de la voluntad ha de ser vinculada con el silencio. y que la rebeldía en el trámite de la contestación equivale a una contestación ficta de la misma con negación de todo lo que en ella se ha expresado. etc. en el Derecho Procesal el legislador es extraordinariamente riguroso. el legislador prescinde de él y a su respecto las resoluciones judiciales tendrán efecto desde que se pronuncian. La voluntad tácita se producirá existiendo una previa declaración de rebeldía más otros requisitos particulares. En los actos jurídicos procesales. hemos de tener presente que en primera instancia. Nuestra jurisprudencia ha señalado que no procede en nuestro derecho la aceptación tácita de la demanda. Si el apelado no concurre en la alzada.O.P.C. la forma en que se ha producido la infracción y la manera cómo ésta influye en lo dispositivo del fallo (recurso de casación en el fondo). la voluntad también puede manifestarse expresa o tácitamente. entendida como "la facultad que nos permite hacer o no hacer lo que deseamos". el absolvente con su silencio reconoce los hechos que se contengan en preguntas que se han redactado en forma asertiva. otro tanto ocurre con la prórroga tácita de la competencia (art.).197 C. etc. sino que debe ser solicitada en cada trámite en que el silencio y la inactividad se presente.) y con la notificación tácita (art. alguna orientación de la voluntad en el silencio de alguna de las partes. etc. sino que para ello se necesita la existencia de algún tipo de apercibimiento legal.). encontrándose éste regulado estrictamente en nuestra legislación. La voluntad expresa en los actos jurídicos procesales debe producirse a través del exacto cumplimiento de las formas que señala la ley. el que inmediatamente pasa a la etapa de fallo (art. la sentencia. ¿Cómo se manifiesta esta voluntad expresa? A través del cumplimiento de las formalidades legales. el legislador omite toda la fase probatoria del procedimiento penal ordinario. por ejemplo.o la mención expresa y determinada del vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca (recurso de casación en la forma). Así.55 C. siempre y cuando la rebeldía se produzca en la segunda audiencia y bajo el apercibimiento legal (art.P. la contestación. Si las partes no ofrecen rendir pruebas en sus escritos principales. el ofrecimiento de prueba. En ningún caso se requiere que el juez deduzca. la voluntad debe manifestarse en forma expresa y cumpliendo solemnidades. En segunda instancia. la rebeldía tiene efectos más amplios. En la demanda. y en todos los actos vitales dentro del procedimiento.T.C. por sí. ésta nunca produce efectos generales. un claro ejemplo de manifestación tácita de voluntad interpretada por el propio legislador dice relación con la fase de prueba en el plenario. En ningún caso. en la confesión judicial tácita. El ejemplo más claro de este requisito es el acto jurídico procesal de presentación de un recurso de casación: el escrito debe señalar expresa y determinadamente la ley o leyes que se suponen infringidas.394 C. Sin perjuicio de lo que posteriormente diremos sobre la rebeldía. la sola rebeldía implica reconocimiento de hechos.451 136 .Elemento primario de todo acto jurídico es la voluntad.

. En ambos casos. el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria. Así por ejemplo. está menos reglamentada en los Códigos procesales que el error.).483 C. el error es imputable al ministro de fe que realiza la certificación que el mismo precepto ordena hacer.).. etc. Estos aparecen en Derecho Procesal más atenuados en su regulación y efectos que en materia sustancial civil. En otro orden de ideas. Finalmente.C. por la declaración de deserción del mismo.19.P. en el art.546 C. Nº1 C.C.. de acuerdo al art. Cuesta encontrar alguna disposición precisa en que el legislador se haya puesto en el caso de que exista fuerza en el procedimiento. la parte afectada por tales declaraciones puede pedir reposición de la misma dentro de tercero día "cuando se funde en un error de hecho".P. se puede afirmar que todo el régimen de recursos de nuestra legislación tiene por finalidad reparar los errores que los jueces pudieren cometer en la calificación de los hechos o en la determinación del derecho. el error de derecho es causal del recurso de casación en el fondo en materia penal (art." El error del tribunal acarrea o es fuente de responsabilidad extracontractual del Estado cuando aquél es injustificado.C. el error en un acto procesal del tribunal impone un tipo de responsabilidad en virtud de lo dispuesto en el art. referente a la causal de revisión de haberse ganado injustamente la sentencia 137 .201 C.402.P. donde se habla de "calificación equivocada".P.201 C.) cuanto en materia penal (art. etc.C. es menester tener presente que el silencio de una parte puede significar la extinsión o preclusión de su derecho por el solo ministerio de la ley cuando se establece para su ejercicio un plazo fatal... pese a existir antecedentes claros. Es por ello que todas las disposiciones sobre fuerza del Código Civil deben entenderse incorporadas al Derecho Procesal.P.. En materia procesal..LA FUERZA: Este vicio de la voluntad. Nº7. a partir de la reforma introducida por la Ley 18. Esto quiere decir que. relativo al requisito de ser prestada libremente una confesión para que produzca efectos. En efecto. el recurso de apelación puede terminar por la declaración de prescripción del mismo.C.810.C.P. y. letra i) de la Constitución: "Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria. A.2º C.C. en el art.P. tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido.P. de acuerdo al art. los vicios de la voluntad son el error.ERROR Manifestaciones de este vicio del consentimiento encontramos en la posibilidad de revocar una confesión.).P. B.P.P. tanto en materia civil (art.P. "error de derecho". referente a la posibilidad de retractarse de la confesión cuando ésta fue prestada "por apremio". institución de gran trascendencia en la actualidad al revestir tal carácter todos los plazos legales establecidos en el C.C.P. En general. la fuerza y el dolo. Existen alusiones a la fuerza en el art.481.211 C.) y en materia civil (art. inc. en realidad.P.483.767 C.C.P. Nº3 C.P. Otro error imputable al tribunal se relaciona con el recurso de apelación.705. en lo que sean aplicables.1º C. inc... El error no sólo puede estar presente en los actos de las partes. sino que también en los del tribunal. el juez los calificó de manera errónea cuando racionalmente no podía hacerlo. empero. En el caso del art.

1º C. el fraude o la malicia están presentes atentando contra el principio de la buena fe. 2. o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas. sino que de existencia Un tribunal es tal desde que tiene jurisdicción. En materia procesal.).. o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas. Un juez incompetente puede conocer de un asunto. En efecto. se refiere al dolo en el Nº3 al referirse a los testimonios falsos.810 C. la fuerza también aparece en caso de que se notifique una demanda y el demandado sea retenido en un lugar determinado hasta que venza el término para contestarla.. la capacidad está constituida por su competencia.2º C. desde que ha sido nombrado y ha jurado en el cargo el juez. las medidas prejudiciales precautorias tienen o presentan un riesgo en el procedimiento nacional. el dolo vicia el consentimiento cuando es obra de la contraparte (art. El dolo no considerado. (art.. a juicio del Sr. ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor”(inc. por este sólo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados. ya que la gran mayoría de los actos son unilaterales y la voluntad de la otra parte es independiente de la primera. inc.C. En nuestra legislación existe un mecanismo destinado a atacar las sentencias ejecutoriadas que han sido ganadas injustamente. en forma directa.P. En materia civil.280.P.. debe incluírse en ésta el caso propuesto: "Pondrá un litigante pedir la rescisión de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya. se refieren indirectamente al dolo los Nos. En materia penal. Desde otra perspectiva. Empero. La competencia del tribunal le permite actuar válidamente en el procedimiento y en el proceso.firme recurrida en virtud de la violencia. el que dice relación con la oportunidad para presentar la demanda: "Si no se deduce demanda oportunamente.C. el dolo debe ser obra de una de las partes. y. C. el Nº3 del mismo precepto: ("Si la sentencia firma se ha ganado injustamente en virtud de cohecho.).C. es claro que cuando el legislador se refiere a "fuerza mayor”en el art. dentro del Código de Procedimiento Civil. violencia u otra maquinación fraudulenta. como vicio de la voluntad.C.P. pero 138 . inc.EL DOLO Con este vicio de la voluntad pasa lo mismo que con la fuerza. porque tiene jurisdicción.P.79 C.657 C. Mosquera. considerándose doloso su procedimiento".").-LA CAPACIDAD PROCESAL La capacidad debe analizarse desde el punto perspectiva de las partes.1º). dejándosele en libertad luego de haberse producido la rebeldía en el proceso.1 y 2 del art.1458. La jurisdicción no es requisito de validez. aunque no se trate de actos bilaterales. concepto en que el dolo. Existe una situación en que el dolo no es ya un vicio del consentimiento o de la voluntad. etc. esto es. Esto hace difícil la aplicación del dolo en esta sede.P. el art. de vista del tribunal y desde la Desde el punto de vista del tribunal. utilizando dolo o malicia. sino que una fuente de responsabilidad. fue En materia civil sustancial.. Esta situación no se contempla en nuestro Código en términos explícitos. en la actualidad se ha ido configurando las figuras del "proceso fraudulento”y de la "cosa juzgada fraudulenta o colusoría". pero. Es el recurso o acción de revisión.

1447. Asimismo. 440. toda persona tiene capacidad.10 Nos. en atención a la existencia de una regulación dual de los mismos.: 1) la posesión efectiva de la herencia. 139 . las más importantes se encuentran en materia penal. Nº2.P. a no ser que conste que ha obrado con discernimiento". etc.C. según sus propios términos. existen incapacidades fundadas en la imposibilidad de ser sujeto de responsabilidad penal (art. Nº2 C. En materia procesal.todo lo que haga será ineficaz y nulo. determinado o determinable.P. En Derecho Procesal son capaces todos aquellos que la ley no declara incapaces.).). A la capacidad se refieren los arts. que tienen un carácter bilateral. 136. 303. 490.. No son capaces penalmente las personas jurídicas ni los difuntos. es regulada por el derecho sustancial en cuanto a las personas que la pueden pedir y por la ley instrumental en cuanto a los requisitos para concederla.39 C. 3. al igual que en materia civil sustancial (art. 258. la segunda. la idea de "objeto”se vincula con el concepto de beneficio jurídico que con un acto procesal se pretende obtener.T. al igual que en materia sustancial.P. sólo al comienzo. fundadas en la minoría de edad: "Están exentos de responsabilidad criminal: 2º El menor de dieciséis años. En definitiva. C. La capacidad procesal se completa con el ius postulandi. esto es. v. 3º El mayor de dieciséis años y menor de dieciocho. Así. por regla general.O. y 309.) la acción penal (incapacidad activa).C. Desde el punto de vista pasivo. debe ser real. según veremos oportunamente. pueden ejecutar válidamente actos en el procedimiento. Dentro de las incapacidades especiales.). 259. Nº2. dice relación con el hecho de que el precio no nace de ofertas y aceptaciones (negociación) sino que de la puja de las ofertas. El art. a las buenas costumbres o al orden público. Respecto de las partes. 494. sea absoluta (art.P.16 C. El juez debe ser absoluta y relativamente competente. Existen personas que no pueden ejercer.P.C. La parte plenamente capaz y la incapaz debidamente representada. esta clase de venta es procesal in limine litis.1447 C. 273 Nº1.EL OBJETO El objeto. 82. 2) El mandato procesal (arts.P.P. Existen ciertos actos.) sea relativamente (art.gr. 150.17 C. La venta en pública subasta no es más que un contrato de compraventa con dos importantes modalidades. Una es que el vendedor está representado por el juez y. ya que en lo demás es enteramente sustancial.254. 8º.257. 390... salvo aquellos que son incapaces por expresa disposición de la ley. no debe ser ilícito o contrario a la moral. que la jurisprudencia ha denominado "mixtos o de doble carácter". 3) La venta en pública subasta.2 y 3 del Código penal establece excepciones de responsabilidad. 395 y 528 C.

en definitiva. sino también para los diversos actos procesales en particular. la causa de todo acto debe ser lícita. También en consideración al contenido de los actos.. en cuanto al objeto ilícito nos encontramos con varios casos. En efecto. o abuso de las vías procesales. demuestra la necesidad de que el principal acto procesal esté presidido por un motivo o finalidad última. ya que aquí también "fraus omnia corrumpit". Teniendo en cuenta dicho interés. Abriendo la posibilidad de dicha impugnación frente a un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales pero que. en el mandato es tener buenos representantes.C. En todos los actos jurídicos procesales siempre existe un causa. pues no estamos ante un contrato (ni un cuasicontrato).2º C. Así. Así. etc. 140 . etc.1467. es como ha podido elaborarse el principio de la anulación del proceso fraudulento y se ha podido hablar de cosa juzgada fraudulenta. vimos que el interés (que es uno de los elementos del contenido del acto y de su causa) resulta un elemento esencial. no vicia los actos procesales. y COUTURE. las materias de arbitraje prohibido.gr. que supone un agravio o perjuicio causado a quien tiene legitimación para deducirla -sea por la vía que fuere quien no ha sufrido perjuicio. point d'action". Asimismo. Así.). los rasgos con que se exterioriza o el fin que lo inspira". así como el error. etc. Cuando estudiamos la acción. implica un perjuicio a terceras personas o a la propia comunidad. El viejo aforismo de que donde no hay interés no hay acción ("point d'intérêt.) Esta idea se vuelve a hacer presente tratándose de los actos procesales.LA CAUSA Nuestra legislación sustancial señala que la causa es "el motivo que induce al acto o contrato”(art. para poner en movimiento el proceso todo se necesita interés.. es la noción de causa la que nos permite hablar de la responsabilidad por abuso del proceso. CARNELUTTI ha estudiado especialmente la noción causa en los actos procesales. v.P. etc.. en general. referido al contenido y finalidad de los actos.810 C. (art. es como se ha podido explicar que no solo para deducir una pretensión -esto es.Finalmente. con los testigos falsos. en el patrocinio es tener un debate de alto nivel jurídico . siguiendo sus huellas. de la causa o motivo de los actos procesales. no sucede lo mismo con el dolo y la causa ilícita. Este elemento. y en particular la pretensión. dicen los franceses). pero no el principio a que obedece. en virtud del carácter formalista que se asigna a nuestra disciplina. inc.gr. el interés justifica la deducción de una tercería. Su opuesto se vincula con el dolo y con la colusión procesal. considerando debidamente por la doctrina. Sin embargo. en la apelación es el agravio. no ha sido hasta ahora. la de interponer un recurso (como el de apelación. En último término. en ella no se prescinde totalmente de los fines. 4. dichos motivos impulsores de los actos procesales. v.C. la prórroga de la competencia en materia penal y en asuntos civiles no contenciosos. "la causa de un acto jurídico procesal es un motivo o por qué en cuanto jurídicamente relevante. demuestra que si bien la falta de causa.

por ejemplo). el que no cumple con la "carga"). 5. estatuido para sanear el procedimiento y evitar que se hagan reclamaciones tardías. Esto tiene especial relevancia en algunos procesos (el penal. Esto en lo que se refiere a la posibilidad de apartarse del proceso.ej. en definitiva. como sabemos. No olvidemos que el proceso y el procedimiento tienen en general un fin público y no privado. la meditación y la experiencia nos hacen considerar dichas formas como indispensables para la función jurisdiccional misma. de renunciar a las excepciones del juicio ejecutivo pero.. La voluntad expresa se manifiesta a través de ciertas formas cuya omisión acarrea la nulidad del acto o su ineficacia (solemnidades). pero en cuanto a las formas de éstos rige el principio general enunciado. Así sucede con el propio proceso. las que pueden establecer el orden y la formalidad de los juicios. no implica renunciar a las formas. Este principio. establecidas solo en interés de las partes. del contenido del acto.Por ello debemos admitir que se trata. es la de que debe estarse a lo dispuesto por el Código sobre las materias que pueden someterse o no a juicio arbitral. ALSINA dice que la pauta para determinar cuáles pueden renunciarse y cuáles no. Además. sino como manera de expresión de voluntad.). que las partes pueden iniciar o no. mientras que rechazamos todo formalismo vacío e inútil. aunque es aplicable a todos. en definitiva y fuera de las formas que las partes están autorizadas para alterar por expresa disposición legal. sustituirlo por el juicio arbitral. Es cierto que el primer impulso es antiformalista y nos lleva a aborrecer las formas por encontrarlas como un obstáculo a la realización de la justicia que debe mirar el fondo de las cosas.. las formas estén establecidas para cumplir la voluntad de las partes. etc. por lo que estas pueden apartarse de ellas.LAS SOLEMNIDADES Los actos jurídicos procesales. que son. etc. En otros casos. hemos visto. existe la posibilidad de prescindir de algunas de ellas. luego. de un elemento esencial para el estudio de los actos procesales. señala que ni la ausencia de ella. O sea que. en ciertos casos. Pero. Es que solo mediante el respeto a las formas establecidas legalmente. en general las formas deben ser observadas y que su apartamento provoca invalidez (nulidad) o consecuencias perjudiciales para el que las infringe (p. en razón de la propia estructura del proceso ("conjunto de actos formales.. como cualquiera que sea se trata de normas expresas estatuidas en leyes. vician el acto procesal. que son las que realmente importan en el procedimiento. el propio COUTURE."). son eminentemente formalistas. los motivos. Esto acaece por la violación de las formalidades externas. si no se reclama de ellas inmediatamente. Naturalmente que nos referimos a las formas necesarias como garantías de los derechos de las partes en el proceso e indispensables para el mejor cumplimiento del fin público de aquel. que las partes no pueden apartarse de tales formas. la mayoría de las nulidades procesales quedan convalidadas durante el propio proceso. el acto se halla establecido en interés de una de las partes (apelación) y esta puede no cumplirlo. no el fondo. las formas adquieren en esta rama del derecho una importancia fundamental. son casos limitados e instituidos expresamente por las leyes. estudiando la "causa”en los actos procesales. Así ocurre con la posibilidad de prorrogar la competencia. de minorar los plazos de prueba. En ese sentido. No por el formalismo en sí. desistir de él.. Por supuesto que el predominio del principio dispositivo hace que. Debemos señalar que. no necesidad de anular si no hay perjuicio. 141 . ni el error. es como puede obtener la verdadera garantía del debido proceso. Por lo demás. es decir. sino imponer otros valores necesarios (certeza.

LA INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS PROCESALES A. Las sanciones que se establecen respecto al acto que respeta en su realización el derecho objetivo. El acto jurisdiccional tiene que emanar de un proceso. Jamás podría acogerse en materia civil una demanda que no se diriguiera respecto a alguna persona. motivo por el cual se sigue de ello la ineficacia del acto realizado. en los casos en que no puede procederse de oficio.. la sentencia dictada por quien no es juez no es una sentencia sino una "no sentencia". es frente al proceso un simple hecho de terceros. sin que existiera sujeto activo o sujeto pasivo. "El concepto de inexistencia se utiliza para denotar algo que carece de aquellos elementos que son de la esencia y de la vida misma del acto. un quid incapaz de todo efecto. El acto jurídico es ineficaz en sentido amplio cuando no genera sus efectos propios o deja de producirlos por cualquier causa. los siguientes: a) La falta de jurisdicción (inexistencia de tribunal). necesariamente la falta de los presupuestos procesales de existencia de este conllevará la inexistencia del acto procesal. En el caso que se trabará una relación procesal para resolver un conflicto. no siempre es observado el derecho objetivo para la ejecución de los actos.Por forma de actos procesales debe entenderse no solo el mecanismo (procedimiento) por el que se exterioriza el hecho jurídico.. Esto es. sea que dicha causa consista en un hecho extrínseco o ajeno a él. La doctrina nacional y extranjera ha señalado como casos de inexistencia respecto del acto jurídico procesal.GENERALIDADES El acto jurídico procesal que se ajusta en su realización a todos los requisitos contemplados por el ordenamiento jurídico es eficaz.LA INEXISTENCIA. por lo que su inexistencia sólo lo 142 . sea intrínseca o inherente a la estructura del acto mismo. B. (Couture)".. Ni siquiera es un acto. sino que existen también otras contempladas especialmente en el derecho procesal. Sin embargo. como tampoco podría iniciarse un proceso sin que existiera un actor. c) La falta de proceso. La inexistencia es la sanción que tienen los actos jurídicos procesales ejecutados con omisión de los requisitos exigidos para que ellos tengan existencia jurídica. hay que considerar también el lugar y el plazo o término fijado para su realización. VIII. Formando el acto jurídico procesal parte del proceso. sino también su ubicación en el tiempo y en el espacio. Así. b) La falta de parte. que fuera de la manera como se debe actuar. no sólo son aquellas que se contemplan en el derecho común.

.LA NULIDAD La nulidad es una sanción de ineficacia respecto de los actos jurídicos del proceso por el incumplimiento de algunos de los requisitos que la ley prescribe para su validez. Sólo existe una mera apariencia.C.. La nulidad procesal es una sola. La jurisprudencia es la que se ha encargado de sentar la teoría acerca de la nulidad procesal en nuestro Derecho. Ello es así se ha señalado por cuanto el juez no está en su intervención en el proceso destinado a reemplazar a las partes en el 143 .. Sin embargo..84 del C. El legislador mediante las últimas reformas se ha limitado básicamente a introducir en los códigos del ramo los principios ya sustentados por la Jurisprudencia. El reconocimiento de la inexistencia procesal tiene relevancia por cuanto: a).C. b) La nulidad procesal no es clasificable. las que han configurado en la esencia esta institución. nulidad incidental del art.. Son casos de anulabilidad las excepciones dilatorias la incompetencia relativa. Son casos de nulidad procesal los de incompetencia absoluta. genera un acto d). puesto que ante la legislación inorgánica e incompleta han sido las sentencias dictadas a propósito de la casación en la forma y el incidente del art. no hay sentencia ni cosa juzgada real. se refieren a la relación procesal o que tengan por finalidad el orden público.P. La anulabilidad es aquella que puede ser declarada por el juez sólo a petición de parte por haberse infringido normas que miren al orden privado.El acto inexistente no necesita ser convalidado sea por la voluntad de las partes o el transcurso del tiempo. b). implicancia.El tribunal no tiene obligación de pronunciarse acerca de la inexistencia de un acto. e). no es ni absoluta ni es relativa.Si el proceso es inexistente. c).P.hace consistir a éste en meras opiniones carentes de toda eficacia. La nulidad procesal se caracteriza por cuanto: a) La nulidad procesal es autónoma en su naturaleza..No existe plazo alguno para desconocer los supuestos efectos que inexistente. C. La nulidad del acto jurídico procesal se rige por normas procesales y que no aplican directamente respecto de ellas las normas sobre la nulidad civil. puesto que no puede resolver sobre algo que no existe. y la casación de oficio. La nulidad es aquella que puede ser declarada de oficio a petición de parte por haberse infringido normas que emanen del interés público. en sus consecuencias. en su configuración jurídica. que para desconocerla no es necesario deducir recurso alguno ni efectuar gestiones dentro del pseudo proceso. es decir.84 del C. La acción carecería de objeto y de causa. en doctrina se distingue ante la nulidad y anulabilidad procesal.El acto inexistente no requiere ser invalidado.

incidente nulidad. En tal caso. al establecerá que "la declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado". (P.C. la nulidad procesal se sanea en la mayoría de los casos si ella no es alegada dentro del proceso y jamas podrá en un juicio ordinario posterior pretenderse anular un acto jurídico procesal realizado en un proceso afinado. recurso de revisión. sino que a todos aquellos que 144 . e) La nulidad se aplica solamente a los actos jurídicos procesales realizados proceso.79 y 80 del C. final.Ej. y las nulidades especificas señaladas en los arts. d) La nulidad procesal requiere para que opere de la dictación de una resolución judicial que la declare.84.768 del C. Por regla general. la contemplada en el Nº9 del art. casación en la forma.768 del C. Ello se contempla expresamente en la actualidad en el art. Las causales especificas son las contempladas en los 8 primeros números del art.Ej. también la de los actos realizados con posterioridad en el proceso por existir una dependencia directa entre todos ellos. sino que para velar por el respeto de todo aquello que es trascendente para la existencia de un debido proceso.P. esto es. y la causal de casación en el fondo en materia civil.C. no admitiéndose otro camino que el de la casación para lograr este resultado". la doctrina nos habla de nulidad propia. que es aquella que se produce cuando la nulidad de un acto jurídico procesal no afecta sólo a éste. Es así como el legislador ha señalado categóricamente en el mensaje del C. El acto que adolece de un vicio produce todos sus efectos mientras no es declarada la nulidad procesal que lo afecta. que no existe nulidad procesal sin que una ley especifica la establezca. a propósito del litigante rebelde y la fuerza mayor. dentro del Es por ello que los actos procesales que se hubieren realizado fuera del proceso (P. En nuestro Derecho. c) La nulidad procesal requiere para que opere de una causal.P.P. existe la nulidad extensiva o derivada.83 inc. Además. P. La nulidad de la declaración de un testigo. f) La nulidad procesal genera la ineficacia especifica del acto viciado y en algunos casos.C. En nuestro derecho no recibe aplicación el principio de la especialidad. Por otro lado. El tribunal que debe dictar la resolución para declarar la nulidad procesal y el procedimiento que debe de seguirse para obtener esa declaración dependerá del medio que se utilice para hacerlo valer. para los efectos de la nulidad procesal se contemplan causales genéricas y causales específicas.Ej. que "se desconoce de un modo expreso la acción ordinaria de nulidad para invalidar sentencias.P. La transacción) no deben ser anuladas por vía de la nulidad procesal. relativas a vicios que anulen el proceso o circunstancias esenciales para la ritualidad o la marcha del juicio. Las causales genéricas son aquellas contempladas en el art.C. la nulidad de un acto procesal sólo afecta a éste y no al resto de los actos realizados en el proceso.).cumplimiento de sus obligaciones. casación en el fondo.

se ha consagrado la existencia de una circunstancia impeditiva para hacer valer la nulidad semejante a la contemplada en el art. a partir de la última reforma debe promoverse dentro del plazo de 5 días desde que se tuvo conocimiento del vicio.815 del C. La convalidación tácita se produce cuando la parte legitimada para solicitar la nulidad deja pasar las oportunidades prescritas por la ley para hacerla valer.se hubieren realizado con posterioridad en atención a la vinculación existente entre ellos en el proceso.P. Ejemplo típico en nuestro derecho de nulidad extensiva o derivada es la que proviene de la falta de emplazamiento. la nulidad procesal de sanea mediante la resolución que la deniega. Con ésta disposición contemplada en el inciso 2º del art. (art.1.55 y de la prorroga de la competencia del art. Civil. Ello se produce por el denominado efecto extensivo de la nulidad procesal.P. En primer lugar. En tercer lugar.187 del C. Transcurrido dicho plazo se extingue la facultad de hacerla valer. Es así como en un fallo de muchos años atrás de don Rafael Fontecilla se declaró valida la ratificación de un mandato judicial no autorizado por el secretario del tribunal sobre la base de la falta de perjuicio y de haberse tolerado por largo tiempo por la parte contraria el que 145 . Sería en caso de la notificación tácita del art. es perfectamente ajustado a derecho. y su falta de eficacia proviene de haber sido contaminado. Existe una convalidación expresa o por confirmación cuando se ejecuten actuaciones que manifiesta e inequivocadamente demuestran.C. por la nulidad del que le precedió.C.683 del Cód.P. y a propósito del llamado recurso de revisión en inciso segundo del art. A quien la corresponde determinar el efecto extensivo de la nulidad es al tribunal. la nulidad procesal se sanea por la preclusión de la facultad establecida por la ley para hacerla valer. aunque sin decirlo que el perjudicado con el acto irregular prescinde de invocar la nulidad.C.2º del C. El acto procesal nulo derivativamente. puesto que declarada la nulidad de la notificación de la demanda el proceso se retrotrae al estado de la notificación de ella de pleno derecho y todos los actos que se hubiere ejecutado con posterioridad son nulos.786 del C. y que normalmente tiene el carácter de sentencia interlocutoria. Ejecutoriada que sea la resolución.a propósito del recurso de casación en la forma en el inciso primero del art.83 del C. a menos que se trate de la incompetencia absoluta.83 inc. El principio de la convalidación es aquel que establece que toda nulidad se convalida con el consentimiento expreso o tácito del afectado. En segundo lugar.P. Asi. En nuestra legislación se han contemplado diversas causas o maneras de sanear la nulidad.). en si.C. En cuarto lugar..83 del C.C. valga la frase. la nulidad se purga por la convalidación expresa o tácita del acto nulo.P. no adolece de vicio alguno intrínseco. la nulidad se purga cuando la parte ha originado el vicio o concurrido a su materialización. y así se establece a propósito del incidente de nulidad procesal en el inciso final del art. g) La nulidad procesal se sanea. la que establece que no se puede alegar la nulidad por aquel que contrató sabiendo o debiendo saber el vicio que invalidaba el acto o contrato.T.O. ella va a producir el efecto de cosa juzgada y con ello se producirá la máxima purga de la nulidad procesal.

la trascendencia de la irregularidad y/o la oportunidad en que se genere la nulidad.C. La elección del medio dependerá de la naturaleza del acto viciado. el recurso de casación en la forma. las excepciones dilatorias. al establer que "el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma.). i) La nulidad procesal puede hacerle valer por diversos medios. es un medio que la ley coloca a disposición de las partes para que hagan efectivo sus derechos y al juez para que puede ejercer la función jurisdiccional.P. el recurso de queja. Por tanto. Este se enuncia en una forma muy simple y escueta. o sea.ese mandatario interviniera en el juicio. en los casos que la ley expresamente lo disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo son la declaración de nulidad".83 que "la nulidad procesal podrá ser declarada. D. h) La nulidad procesal debe ser declarada sólo en el caso que el vicio que la genera hubiere causado un perjuicio. el recurso de apelación. En la inoponibilidad nos encontramos con un acto jurídico procesal que tiene existencia y es válido.768 inciso penúltimo en el recurso de casación en la forma. esto es. Revisten este carácter la declaración de nulidad de oficio por el tribunal (art. Por otra parte. Los medios directos son aquellos que atacan directamente el acto que se pretende invalidar. En doctrina.84 C. el incidente de nulidad. pretenden que ella sea declarada. el recurso de casación en el fondo y el recurso de revisión. La regla general es que el acto procesal es sólo oponible a las personas vinculadas con el 146 . Los medios indirectos son aquellos que sin perseguir directamente la nulidad. Finalmente.767 requiere para interponer un recurso de casación en el fondo no sólo que exista una infracción de ley.785). no se podrá pedir la nulidad aun cuando el vicio exista". Este principio se explica por el profesor Colombo señalado que el proceso no es un fin. el art. se ha establecido respecto de la nulidad procesal el principio de la transcendencia o protección. la casación en el fondo de oficio (art. la nulidad sin perjuicio no opera. de oficio o a petición de parte. si se comete un vicio que en nada altera los resultados finales. es menester hacer presente que el legislador a propósito del incidente de nulidad recogió este principio de la protección y trascendencia ya sustentado con anterioridad en numerosos fallos de nuestros tribunales. si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo". pero tremendamente categórica: No hay nulidad sin perjuicio (pas de nullité sans grief). al prescribir en el inciso primero del art. que no produzca un perjuicio. sino que ella además hubiere causado un perjuicio por haber influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Revisten este carácter el recurso de reposición.LA INOPONIBILIDAD La inoponibilidad es la ineficacia del acto jurídico procesal respecto de terceros por no haberse cumplido con un requisito para que este produzca efectos a su respecto.. Este principio se reconoce expresamente por el legislador en el art. pero que no produce efectos respecto de terceros.776).la casación en la forma de oficio por el tribunal (art.

P. establece que la prorroga de jurisdicción (competencia) sólo tiene efectos entre las personas que han concurrido a otorgarla. dentro del derecho procesal se establecen otras sanciones para el incumplimiento de una carga u obligación dentro del proceso. y es inoponible respecto de terceros (art..LA PRECLUSION En los procesos inspirados por el orden consecutivo legal es posible concebir la preclusión (extinción) de la facultad de impetrar la nulidad procesal si no se respeta el orden y las oportunidades establecidas para tal efecto por el legislador.177 del C. momento a partir de la cual se extingue la facultad de impetrar la nulidad procesal en el proceso de cualquier acto. la deserción. como el acto jurídico procesal mas importante que emana del proceso como es la sentencia. 147 . (art. etc. Por otra parte.185 del C.T.C.).234 Nº2º del C. la prorroga expresa de competencia es inoponible respecto de quienes no hubieren concurrido a convenirla.T. la inadmisibidad como incumplimiento a requisitos formales de escritos de defensa o recursos. prescripción de los recursos. pero sería perfectamente factible la elaboración de ella tomando como base las enseñanzas de Bastian y de don Alberto Baltra Cortes a propósito de la inoponibilidad en materia civil. la celebración del compromiso sólo es oponible a las partes litigantes que hubieren convenido. La inoponibilidad procesal es un tema que no ha sido abordado en forma orgánica y sistemática por la doctrina y la legislación universal. mas no respecto de otras personas como los fiadores o codeudores". en otras palabras. Podemos citar a título meramente ejemplar las siguientes: La condena en costas. Claros ejemplos de preclusión de la nulidad procesal son los contemplados en el inciso 2º del art. Además. debe tenerse presente que la sentencia ejecutorida produce la cosa juzgada (suma o máxima preclusión). E. E. Si pretendiere ejecutarse un fallo respecto de quien no ha sido parte en el proceso del cual éste emanado.O.OTRAS SANCIONES Por otra parte. las consignaciones.C. sólo produce sus efectos respecto de aquellos que hubieren sido parte en el proceso. 83.O. se podrá oponer la excepción de no empecerle la sentencia.). Finalmente.proceso en que produce o que hayan tomado parte en la celebración de un acto jurídico procesal extrajudicial.P. el art. Respecto de la preclusión nos remitimos a lo señalado en los apuntes acerca de los principios formativos del procedimiento.. 85 y 86 del C. el apercibimiento al no acompañarse copia de los escritos. Es así.

.) En caso que el tribunal mediante resolución autorice el retiro de una pieza del expediente (p. 34 del C. un escrito es el acto solemne que contiene las solicitudes que presentan las partes al tribunal y que debe reunir los requisitos contemplados en la ley.P.(Art. comprendiendo los artículos 29 a 37 de ese cuerpo legal. sin embargo. 35 del C.El secretario. debe al agregar una pieza al expediente numerar cada foja en cifras y en letras.P.P.P. una escritura que se hubiere acompañado en parte de prueba). 29 del C. En dicho Título al emplearse por el legislador la voz proceso..En cuanto al papel que se debe utilizar para formular la solicitud nada se 148 .CONCEPTO DE EXPEDIENTE Y FORMACION DE EL. Sólo se exceptúan del cumplimiento de esta obligación las piezas que por su naturaleza no pueden agregarse al proceso o que por motivos fundados se manden reservar fuera del proceso.(Art..C. podemos señalar que proceso en el sentido de expediente en que se utiliza en dicho Título. y se conservará también la de las que se hayan separado.. No se alterará. b.Todas las piezas que deben formar el proceso se deben ir agregando sucesivamente en el orden de presentación.). deberá colocarse en su lugar una nueva foja con la indicación del decreto que ordenó el desglose y del número y naturaleza de las piezas desglosadas. 2º del C. la numeración de las piezas que queden en el proceso.). Las reglas que deben respetarse para la formación del expediente son las siguientes: a..CAPITULO XI: LA FORMACION DEL PROCESO I.(art. lo que en la practica se verifica en la parte superior derecha de cada pieza del expediente.C..) c. el que se denomina “De la formación del proceso. documentos y actuaciones de toda especie que se presentan o verifican en el procedimiento. La forma natural en la cual las partes se comunican con el tribunal para los efectos de formular sus diversas peticiones en nuestro procedimiento en el cual predomina el principio de la escrituración es mediante la presentación de escritos.Ninguna pieza del proceso podrá retirarse sin que previamente lo decrete el tribunal que conoce de la causa. es posible desglosar una o más fojas del proceso. más que estarse refiriendo a éste alude a la materialidad en la cual se deja constancia de las diversas actuaciones judiciales que se van realizando durante el desarrollo de un procedimiento. agregándose la que en éste corresponda. De acuerdo con ello. La formación del proceso se encuentra regulada en el Titulo V del Código de Procedimiento Civil.ej. en el nuevo expediente de que pasen a formar parte. II.(Art.LOS ESCRITOS. Los requisitos que deben cumplirse respecto de la presentación de cada escrito son los siguientes: a. De acuerdo con ello.C. de su custodia y de su comunicación a las partes”. 29 inc. es el conjunto de escritos.C.

J.. Municipalidad de Santiago. el legislador sólo se establece que el escrito debe encabezarse con una suma que indique su contenido o el trámite de que se trata. con citación. En el segundo otrosí: Patrocinio y poder. es menester tener presente que además de estas reglas generales existen determinados escritos en los cuales el legislador se ha encargado de regular en forma 149 .51 del C.Ej.) El contenido del escrito es aquella parte de éste en el cual se individualiza el tribunal..etc. Corte). en el cual se señalan las normas legales que fundamentan la petición formulada..En cuanto a la forma o contenido. la Ley de Timbres y Estampillas establecía que los escritos debían presentarse en papel sellado.J.establece en la actualidad. sin importar el tamaño de éste..L.C.P. (P. el proceso en el cual se dicta la resolución.T. XXX.. S. el escrito termina con una petición. debiendo en tal caso diferenciarse en la practica mediante el señalamiento de las diversas peticiones que se formulan señalándose la petición principal (En lo principal) de las otras que se contienen mediante otrosíes. Patrocinio y poder) o varias. en el juicio ordinario Rol 1-98.. de conformidad a lo establecido en los artículo s 6 y 7 del C...(P. del Crimen. que era un papel impreso por la Casa de Moneda que tenía un valor determinado por cada hoja y que contenía 30 líneas por cada foja para ser utilizados en su escritura.. Antigüamente. US.S.C. Sin embargo en la actualidad. patente al día de la I. el que se individualizará con el número de rol que se le debe asignar por el tribunal en la primera resolución que pronuncie (art.C.L. que no es otra cosa que la solicitud que se le formula al tribunal.Ej. La suma del escrito es la parte en la cual se contiene un resumen del contenido de éste o de las peticiones que se formulan al tribunal. las Cortes de Apelaciones tienen el tratamiento de Señoría Ilustrísima (Iltma Corte) y cada uno de los miembros de estos mismos tribunales y los jueces de letras tienen el tratamiento de Señoría (S.J.J. S. En lo principal: Deduce demanda en juicio ordinario. que en nuestro idioma significa “además”. el contenido y la petición. con posterioridad la parte que efectúa la presentación.) En general. se sirva tenerlo presente). En el primer otrosí: Acompaña documentos. por el demandante.. domiciliado en calle Huérfanos 11Oficina Nº 12 .L. por el uso de la computación la mayoría de los escritos son presentados sólo en papel blanco..) y con el nombre de las partes que figuran en la carátula del expediente.O.) de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del C.Ej. b. de Policía Local.L.Finalmente. S. S. Lo ideal sería que en el futuro el legislador regulara a lo menos el tamaño del papel que se debe utilizar en los escritos para los efectos de uniformar la formación de los expedientes. Debemos recordar que para dirigirse al tribunal la Corte Suprema tiene el tratamiento de Excelencia (Excma. podemos señalar que en todo escrito podemos diferencias tres partes : La suma.P. Primer Piso.Civil.P. Con posterioridad. En todo caso. y después corresponde el desarrollo del escrito para lo cual no existen términos sacramentales.120). a US.J. y 1 y 2 de la Ley 18. (art.... de Menores. caratulado “XXX con ZZZ”. se eliminó la existencia de dicho papel y la costumbre hizo que se reemplazara por papel proceso. respetuosamente digo: Designo abogado patrocinante y confiero poder a don NNN. abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. pudiendo ser ellas una (P.. (En el caso del patrocinio y poder: Ruego a US. terminando el contenido con el PÔR TANTO. S. de esta ciudad. 30 del C. POR TANTO.L.

deberá éste en el mismo día estampar en cada foja la fecha y su media firma o un sello autorizado por la respectiva Corte de Apelaciones y que designe la oficina y la fecha de presentación.C.El tribunal debe ordenar que la parte acompañe las copias dentro de tercero día...(art. Adicionalmente esta obligación que se cumple estampando en el escrito que se presenta un timbre que se posee en cada secretaría de un tribunal y cuya labor es realizada por un oficial de sala.. Si no se entregan las copias de un escrito o si las acompañadas resultan disconformes substancialmente con el escrito original.C.) e.P.) d. 189 del C. puesto que con ello se facilitará a todas las partes del proceso llevar una reproducción los más fiel respecto de él.En cuanto al lugar de presentación.)...C).Pedir apremios 4.Acusar rebeldías 3. puesto que en tal caso debe entregarse al momento de notificarse copia del escrito al momento de la notificación así como de la resolución recaída en él. etc. Excepcionalmente.P.expresa y específica otros requisitos que deben ser cumplidos respecto de ellos.P..P. gestión que por regla general es cumplida por parte del Receptor. se establece que entregado un escrito al secretario.. como ocurre por ejemplo con la demanda (art.772 del C.C. la querella criminal (art. Además.) c.Apersonarse en el juicio 2. de plano.C. el recurso de casación en la forma y en el fondo (art.. siempre que lo exija la parte que los presenta.(art 30 C.P.El tribunal.Suspensión de vistas 7.Señalamiento de vistas 6. debe imponer a la parte una multa de un cuarto a un sueldo vital 3º.En cuanto a su forma de presentación. 31 C..P) . Las copias del escrito una vez presentadas deben ser confrontadas con los originales por el secretario y se dejarán en secretaría a disposición de las partes a quienes deba notificarse la resolución recaída en el escrito.P.).-Cualquiera otra diligencia de mera tramitación. se exceptúan de la obligación de presentarse los escritos con copia cuando ellos se refieren a: 1. la contestación de la demanda (art. con ello se evita incurrir en cualquier discusión respecto a la procedencia de aplicar el apercibimiento que contempla la ley en caso de no dar cumplimiento a esa obligación. Sin perjuicio de esta excepciones contempladas en la ley. se establece que todo escrito debe ser presentado al tribunal por conducto del secretario respectivo. bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito.). junto con cada escrito deben acompañarse en papel simple tantas copias cuantas sean las partes a quienes deba notificarse la providencia que en él recaiga por el Estado Diario.En cuanto a la formalidad de la recepción del escrito. sin que pueda cobrar derecho 150 .. es obligación del secretario dar recibo de los documentos que se le entreguen... 309 del C.No le correrá plazo a la parte contraria 2º. En caso de tenerse que notificar la resolución que recaiga en el escrito personalmente o por el estado Diario no es menester dejar copia del escrito.C. Las resoluciones que se dicten en esta materia serán inapelables. la ley establece las siguientes consecuencias: 1º. 94 del C. 254 del C. creemos que lo ideal como una muestra de deferencia profesional hacia el abogado de la otra parte sería que se presenten siempre los escritos con copia.Pedir prórrogas de términos 5. el recurso de apelación (art.. salvo en la notificación personal en el oficio del secretario en que esa actuación es realizada por éste.P.

se contempla una custodia especial respecto de ciertos documentos. El expediente o los autos como señala el Código.C. debemos tener presente que algunos escritos no corresponden que sean presentados al juez para su despacho por parte del secretario. el inciso final del art.T.C.(art. resoluciones que serán autorizadas por el oficial primero. salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley.) Recepcionado que sea el escrito por el secretario.Esta obligación de los secretario se reitera en el Nº 4 del art. 33 del C. deberían acompañarse en fotocopia para los efectos de agregarse ésta al proceso y facilitar así la consulta de ellos. en cuyo caso el secretario les entregará el proceso.C. sino por las personas y en los casos expresamente contemplados en la ley. (art.). con la salvedad que no se contempla la autorización por el oficial primero.T.LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE. En efecto.O.P. los que son mantenidos en forma separada al resto de los expedientes por parte del Secretario para impedir su extravió. puesto que corresponde a éste esa misión. según el cual son funciones de los secretario guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles de su oficina. contempla el mismo principio.P. De acuerdo con ello.C.(art 380 Nº 3 del C. éste debe ser presentado al juez para su despacho el mismo día en que se le entrega o al día siguiente hábil si la entrega se hace después de la hora designada al efecto. . (Art. establece que los secretarios letrados de los juzgados civiles dictarán por sí solos los decretos. III. se contempla en virtud de los preceptos antes citados la facultad de disponer la custodia especial de ciertos expedientes. El proceso se mantendrá en la oficina del secretario bajo su custodia y responsabilidad.alguno por los servicios a que este artículo se refiere.) El expediente puede ser retirado de secretaria: a)Por el oficial del ministerio público o el defensor público siempre que los tribunales lo pidan o hayan por mandato de la ley tener que oír el dictamen de éstos.. los que en caso de mantenerse en custodia especial.O.. exigiéndoles en correspondiente recibo. En la practica.T. Además. providencias y proveídos.P.C. los actos de los tribunales son públicos.P. 36 del C. 32 C. Si estos funcionarios a quienes se pide su dictamen retardan la devolución del proceso.O. el artículo 51 del C. como los títulos de crédito. será resuelta por el juez. En casos urgentes podrá el interesado recabar su despacho aun después de la hora designada.P. sujetándose a las órdenes e instrucciones que la Corte o juzgado respectivo les diere sobre el particular. sin tener que recurrir al original.(art. no podrán retirarse de la secretaría. 36 C.)..P. La reposición que se deduzca en su caso en contra de esos decretos. En materia penal. De conformidad a lo establecido en el artículo 9º del C. Excepcionalmente.P... podrá el tribunal señalarles un plazo razonable para que la efectúen y ordenar a su vencimiento que se recojan por el secretario los autos. 37 incisos 1º y 2º del C. 380 del C. se contempla como una de las funciones de los secretarios la de dar conocimiento a cualquiera persona que lo solicitare de los procesos que tengan archivados en sus oficinas y de todos los actos emanados de la Corte o juzgado.) 151 .LA CUSTODIA DEL EXPEDIENTE. IV. salvo los caos en que el procedimiento deba ser secreto en virtud de una disposición expresa de la ley.

previa audiencia del afectado. deberán devolverse a la secretaría del tribunal dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que practicó la diligencia. que comprende los artículos 668 a 671. se contempla la remisión del expediente original. 3º del C..En caso de reincidencia.P.). 2º del C. 159 inc.(Art. en cada hoja. 152 .a) Por los receptores.O. 37 inciso final). en su caso.P. quienes sólo deberán hacerlo respecto de las piezas del expediente que sean estrictamente necesarias para la realización de la diligencia que deban efectuar.C. EXTRAVIO DEL EXPEDIENTE Y SU RECONSTITUCION. es que el tramite se cumpla remitiendo a costa del peticionario o de la parte que hubiera interpuesto el recurso o realizado la gestión que origina la petición. lo que debe certificar el secretario.(art.) b) Por los relatores. o cuando el expediente tenga más de 250 fojas.P. éste quedará en poder del tribunal que decrete la medida para mejor resolver sólo por el tiempo estrictamente necesario para su examen. en casos urgentes. El secretario del tribunal que remite las fotocopias u el expediente original debe exigir el correspondiente recibo del secretario del tribunal que recepciona el expediente. VI.3 y 4 del artículo 532. Estas deberán ser debidamente certificadas. Extraviado un expediente.(art 37 inc. (Art. en caso que haya imposibilidad de sacar fotocopias en el lugar asiento del tribunal. 1º del C. En la practica. Además. La regla general que contempla el legislador en este caso.T. 393 del C. El Código de Procedimiento Civil no contempla normas para los efectos de regular el procedimiento que ha de seguirse en caso de extravío de un expediente y su posterior reconstitución. Excepcionalmente. V.). Los otros funcionarios que se encuentran autorizados por ley para retirar el expediente de la secretaría del tribunal son los receptores. por resolución fundada. para los efectos de revisar los expediente y hacer la relación de conformidad a los establecido en los Nºs 3 y 4 del art. el juez deberá aplicar la medida de suspensión de funciones por un mes. por el secretario del tribunal.O. con la debida constancia de lo obrado. o cuando el tribunal lo estime necesario. con alguna de las medidas contempladas en los números 2.T. (art 36 del C. en caso de extravío de expedientes civiles se ha procedido a dar una aplicación acomodaticia a estas normas para los efectos de proceder a la reconstitución de expedientes extraviados. lo que si realiza el Código de Procedimiento Penal en el Titulo VIII de su Libro III.C. lo que debe realizarse es presentar un escrito al tribunal solicitándole que ordene al secretario del tribunal que certifique el extravío del expediente. se contempla el envió del expediente original.)..C. El Artículo 159 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil establece como una medida para mejor resolver la presentación de cualquiera otros autos que tengan relación con el pleito.372 del C.LA REMISION DEL EXPEDIENTE A OTRO TRIBUNAL.T. 393 inc.O. Todo incumplimiento a estas normas constituirá falta grave a las funciones y será sancionado por el tribunal. El expediente o respectivo cuaderno. debidamente timbradas por el Secretario de éste. para lo cual reviste particular importancia la conservación de las copias de los escritos y actuaciones realizadas ante el tribunal. no pudiendo exceder de ocho días este término si se trata de autos pendientes.En caso de haberse remitido el expediente original. copias o fotocopias del expediente.Corresponderá al secretario velar por el estricto cumplimiento de los establecido en el art.

P. 2º del C. disponiendo la notificación de dicha resolución por cédula. se cumplirá esa resolución conforme a lo establecido en el art. debe procederse a la reconstitución de éste. puesto que el artículo 669 inc. y se conserva copia original o auténtica de ella.T.P. reconoce a éstas como auténticas para éstos efectos. en lo posible encontrándose ellas timbradas por el secretario del tribunal. Nuestros tribunales generalmente proceden en este caso a dictar una resolución teniendo por reconstituido el expediente con el mérito de las copias acompañadas por parte del solicitante con citación. 671 del C. Esta norma es de toda lógica.O.O. y para ello se podrá utilizar una copia de la sentencia que debe figurar en el registro de sentencias definitivas que se debe llevar por el secretario del tribunal respecto de los procesos civiles y penales de conformidad a lo establecido en el art. 153 . la parte que desee reconstituir el expediente debe presentar un escrito solicitando que este se tenga por reconstituido con el mérito de las copias simples de los escritos y actuaciones del proceso que acompañe. En tal caso. Si en el proceso extraviado hubiere recaído sentencia firme. 384 Nº 1 del C. el tribunal al resolver el incidente generado por ella determinará las piezas con el mérito de las cuales debe tenerse por reconstituido el expediente.T. En caso que se formule oposición.Certificado el extravío del expediente por el secretario del tribunal.

dos son los principios que se establecen respecto del computo de los plazos: 1º. El plazo de un mes podrá ser. La forma de computar los plazos se encuentra establecida en el artículo 48 del Código Civil.. 64 a 68 del Código de Procedimiento Civil y 44 y 45 del Código de Procedimiento Penal. y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas. se entenderá que han de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo. meses o años. El plazo o término procesal es el espacio de tiempo fijado por la ley.. y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren derechos.. salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa". meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la República.Los plazos han de ser completos.CAPITULO XII: LOS PLAZOS I. que era el período establecido para cuestiones procesales..COMPUTO DE LOS PLAZOS. Hay quienes efectuaban una distinción entre el plazo. y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dicho meses excede al segundo.El plazo corre hasta la medianoche del último día del plazo. de los tribunales o juzgados. si este es de días. II. En nuestra legislación. 154 . el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la realización de un acto jurídico procesal dentro del proceso. “El primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. de 28. III.” Según estas normas contenidas en el Código Civil. "cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo. 2º. 29. De acuerdo al artículo 49 del Código Civil.REGLAMENTACION Las disposiciones mas importantes que se contemplan en nuestra legislación para la regulación de los plazos se encuentran en los artículos 48 a 50 del Código Civil. se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo. que era el período establecidas para cuestiones derivadas del cumplimiento de obligaciones civiles y el término. a las calificaciones de edad. por consiguiente. siendo ambas expresiones sinónimas. doctrina y jurisprudencia no se efectúa esa distinción. el último día del plazo será el último día de este segundo mes.CONCEPTO. “Se aplicarán estas reglas a las prescripciones. se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo. De acuerdo con ese precepto legal “todos los plazos de días. 30 o 31 días.. y el plazo de un año de 365 o 366 días según los casos. “Si el mes en que ha de principiar el plazo de meses o años constare de mas días que el mes en que ha de terminar el plazo.

Desde este punto de vista se clasifican en fatales y no fatales. y la resolución se notifica por el Estado diario el día Lunes a las 14:00 horas. Desde este punto de vista se clasifican en comunes e individuales. judiciales y convencionales. En el Código Procesal Penal se contempla la norma que regula la forma acerca como deben computarse los plazos de horas.De acuerdo con ello.EN ATENCIÓN A SU EXTENSIÓN.EN ATENCIÓN AL SUJETO QUE LOS ESTABLECE. Desde este punto de vista se clasifican en plazos de horas.. titulado Cómputo de plazos de horas. E.. si se confiere traslado para responder un incidente. Al efecto.. Estas clasificaciones son importantes por los diversos aspectos en atención a los cuales se establecen y porque ellas deben ser relacionadas entre sí para establecer los efectos que genera el transcurso de uno u otro plazo.EN CUANTO A SU SUSPENSIÓN POR LA INTERPOSICIÓN DE DÍAS FERIADOS. Desde este punto de vista se clasifican en continuos y discontinuos.EN CUANTO AL INSTANTE A PARTIR DEL CUAL COMIENZA EL COMPUTO DEL PLAZO..CLASIFICACIONES DE LOS PLAZOS PROCESALES. y debe ser aplicado por ello para el computo de cualquier plazo de horas previsto en nuestra legislación.EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE EXTENDER EL PLAZO MÁS ALLÁ DE SU VENCIMIENTO UNA VEZ QUE HUBIERE COMENZADO A CORRER. Desde este punto de vista los plazos se clasifican en prorrogables e improrrogables.. meses y años. Los plazos son susceptibles de ser clasificados desde diversos puntos de vista: A. Desde este punto de vista los plazos se clasifican en plazos legales. su forma de computo o la forma de extinción de la facultad por su transcurso. que los plazos de horas establecidos en este Código comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación. 155 . C. D.EN CUANTO A LA FORMA DE EXTINCIÓN DE UNA FACULTAD POR SU NO EJERCICIO EN EL PLAZO. IV. Dicha norma no hace mas que recoger un principio de general aplicación. dispone el artículo 15 de ese cuerpo legal. el plazo de tres días para evacuar ese trámite se extingue a la medianoche del día Jueves. F.. B. sin interrupción. días..

). etc.Además el establecimiento de una u otra clase de plazos en un procedimiento permite establecer la preponderancia de los diversos principios formativos dentro de él.C.C. Los términos convencionales son prorrogables de común acuerdo por las partes. Plazos judiciales son aquellos fijados por el juez cuando la ley lo autoriza expresamente para ello. 78 del C. 156 . podemos señalar el procedimiento ante árbitros arbitradores en el cual las partes pueden de común acuerdo establecer el procedimiento para la resolución del conflicto..).P. Como ejemplo de plazos convencionales. el plazo para comparecer a confesar deuda o reconocer firma como gestión preparatoria de la vía ejecutiva. a menos que se indicare expresamente lo contrario. Los plazos legales constituyen la regla general dentro de nuestra legislación y a través de ellos se establece la aplicación dentro de los procedimientos nacionales de los principios formativos del procedimiento del orden consecutivo legal y de la preclusión.Para establecer la posibilidad de prórroga del plazo. Como ejemplo de plazos legales tenemos el plazo en que debe comparecer a absolver posiciones en el juicio ordinario. salvo que se refieran a actuaciones propias del tribunal (Art. El tribunal sólo puede fijar un plazo para la realización de actuaciones judiciales en los casos en que la ley lo hubiere facultado para ello.P. tiene importancia para los siguientes efectos: a. Los términos legales no son prorrogables.. En los casos de los plazos judiciales se da aplicación dentro de nuestro procedimiento al principio formativo del procedimiento del orden consecutivo convencional. Plazos legales son aquellos establecidos por la ley. Esta clasificación. El artículo 16 del Código Procesal Penal contempla un principio semejante al previsto en el C. al disponer que los plazos establecidos en este Código son fatales. b..C. JUDICIALES Y CONVENCIONALES.P.PLAZOS LEGALES. Ejemplos típicos de los plazos legales son todos aquellos que se establecen dentro de los diversos procedimientos para los efectos de evacuar el o los trámites que se comprenden en el período de discusión. Los plazos judiciales revisten el carácter de no fatales.Para establecer el carácter de fatal o de no fatal del plazo. Plazo convencional es aquel fijado de común acuerdo por las partes o por aquel que debe concurrir a realizar un acto jurídico unilateral.. que se efectúa atendiendo al origen del establecimiento del plazo. el término probatorio y los plazos para deducir los diversos recursos legales. que importan la aplicación dentro del procedimiento del principio formativo del orden consecutivo convencional. 64 del C. Los plazos que establece el Código de Procedimiento Civil son fatales. (Art. V. Los plazos judiciales son prorrogables en el evento de darse cumplimiento de los requisitos que establece la ley.

66 del C.La distinta extensión con la cual se contempla el establecimiento del plazo tiene importancia en los siguientes aspectos: a.PLAZOS FATALES Y NO FATALES. Plazos fatales son aquellos en que la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto se extingue o precluye al vencimiento del plazo por el 157 .P.VI. 442 del C.C. (Art. 233 del C.152 del C.P. excepcionalmente también es posible encontrar dentro de nuestro procedimiento el plazo de años.En cuanto a su computo. b.C.En cuanto a su carácter de continuo o discontinuo.).). Excepcionalmente.. En el proceso penal. tanto en el antiguo como en el nuevo sistema.). es posible distinguir en nuestro procedimiento los plazos de horas. meses y años. MESES Y AÑOS. de días..C.P. para poder solicitarse el cumplimiento de una sentencia a través del procedimiento incidental (Art. DIAS. con la facultad el tribunal para denegar de oficio la ejecución si el titulo ejecutivo presentado en la demanda ejecutiva tiene más de tres años contados desde que la obligación se hizo exigible (Art. En cuanto a la extensión del término es posible distinguir dentro del procedimiento el establecimiento de plazos de horas. todos los días y horas serán hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados. también se contemplan excepcionalmente dentro de nuestro procedimiento los plazos de meses. VII.). 319 del C. La regla general dentro de nuestro procedimiento la constituyen los plazos de días.P. como ocurre en el nuevo proceso penal con el plazo de 24 horas para que se ponga al detenido a disposición del juez de garantía ( art. el plazo de 24 horas para que se falle el recurso de amparo o de 24 horas para que se interponga el recurso de apelación en contra de la resolución que falla el recurso de amparo (Arts 308 y 316 del C..).P. Además. con el plazo de inactividad de tres meses si se trata de una sentencia definitiva o de un mes si se trata de otra resolución para que se pueda declarar a petición de parte la prescripción del recurso de apelación (Art. como ocurre con el plazo de un año contado.C. puesto que sólo los plazos de días y que se encuentran establecidos en el Código de Procedimiento Civil se suspenden durante los días feriados.).P.P. en el sentido de extenderse éste hasta la medianoche del día en que éste vence. dado que el carácter de computo completo de un plazo. pero no respecto de los plazos de horas de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Código Civil y 15 del Código Procesal Penal. etc. 811 del C.211 del C.PLAZOS DE HORAS. etc.).C.P.C. 131 Código Procesal Penal) o en el antiguo proceso penal con el plazo de 24 horas para que el juez del crimen tome la declaración indagatoria a un detenido contadas desde aquella que hubiere sido puesto a su disposición (Art. sólo se aplica a los plazos de días.P. meses y años. como ocurre con el plazo de inactividad de 6 meses que se requiere para que a petición del demandado se pueda declarar por el tribunal el abandono del procedimiento (art. con el plazo de un año contado desde que la sentencia adquirió el carácter de firme o ejecutoriada para los efectos de deducir el recurso de revisión en materia civil (Art..).Finalmente.P. desde que la prestación contenida en la sentencia se hizo exigible.

T. se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo. proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio. al señalar la fatalidad de los plazos para oponer excepciones por el ejecutado en el juicio ejecutivo.C. En consecuencia. y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren derechos. En estos casos el tribunal.P.882 de 20 de Diciembre de 1989. Dada la extensión de esta regla a todos los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. No obstante. En estos casos. la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo. no obstante tratarse de términos contemplados en el Código de Procedimiento Civil. Al efecto. en la actualidad se puede establecer como regla general que revisten el carácter de fatales todos los plazos establecidos por el legislador en el Código de Procedimiento Civil. ella podrá ser dictada con posterioridad." El artículo 64 del Código de Procedimiento Civil establecía que "los derechos para cuyo ejercicio se conceda un término fatal o que supongan un acto que deba ejecutarse en o dentro de cierto término. se entenderán irrevocablemente extinguidos por el ministerio sólo de la ley. si el tribunal no ejerce la facultad dentro del plazo establecido en la ley." A partir de esa modificación legal.sólo ministerio de la ley y sin necesidad que se dicte resolución alguna que declare extinguida la facultad. si no se han ejercido antes del vencimiento de esos términos.. sin perjuicio de la sanción disciplinaria que podría imponerse a éste.” En consecuencia. sin perjuicio de poderse deducir por el retardo en la dictación una queja disciplinaria de acuerdo a lo previsto en el Nº 1 del artículo 545 del C. En nuestro derecho se encuentra contemplada la existencia de los plazos fatales en los artículos 49 del Código Civil y en el inciso primero del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil. sin necesidad de certificado previo. Excepcionalmente. Es así por ejemplo. no revisten el carácter de fatal. mediante la dictación de la Ley 18. ella no se extingue y puede ser ejercida con posterioridad. de oficio o a petición de parte.Civ.O. aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal.158 . que "cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo. algunas disposiciones de éste carecen en la actualidad de trascendencia. establece el mencionado artículo 49 del C. la regla de la fatalidad de los plazos se extendió a todos los términos que el legislador establece en el Código de Procedimiento Civil. sin importar la expresión que se utilice para su establecimiento. se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo. cualquiera sean la expresiones que éste utilice y la extensión que ellos tengan. Ello ocurre por ejemplo en el artículo 463 del C. puesto que sólo reiteran para situaciones específicas la fatalidad del plazo. que si un tribunal no dicta en el juicio ordinario sentencia definitiva dentro del término de 60 días contados desde que la causa quede en estado de sentencia. salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. se modificó el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia. de acuerdo con esos preceptos para los efectos de poder establecer cuando un término tenía el carácter de fatal era menester que se señalara por el legislador su carácter de fatal o se utilizara por éste las expresiones en o dentro de cierto plazo. estableciéndose en el inciso primero de ese precepto actualmente que "los plazos que señala este Código son fatales cualquiera sea la forma en que se exprese.

C. sin certificado previo del secretario. Extinguida la facultad por el solo ministerio de la ley al sólo transcurso del plazo sin haberse ella ejercido. teniendo por evacuado el trámite en rebeldía de la parte. establece que "vencido un plazo judicial para la realización de un acto procesal sin que éste se haya practicado por la parte respectiva." Así por ejemplo. de oficio o a petición de parte. Esta situación es la que se presenta en las medidas para mejor resolver. conferir traslado al demandante para replicar. el transcurso de éste impide que produzca efectos la resolución que dicte transcurrido ese plazo. el artículo 78 del C. puesto que una de las cuatro modalidades para que éste opere es precisamente el no ejercicio de una facultad en el procedimiento dentro del plazo establecido por el legislador y que trae como consecuencia que la facultad precluya o se extinga por el sólo ministerio de la ley. sino que es necesario para ello que se dicte una resolución por el tribunal. a menos que se indicare expresamente lo contrario. En la actualidad. si el demandado no contesta la demanda dentro del término de emplazamiento del juicio ordinario. declarará evacuado dicho trámite en su rebeldía y proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio.P. puesto que de acuerdo a lo previsto en el artículo 159 del C. proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio. Al efecto." La extensión por la modificación legal de la fatalidad de los plazos a todos los términos que establece el Código de Procedimiento Civil. se señala por el legislador en el citado artículo 64 del C. ya sea de oficio o a petición de parte. el mencionado artículo 64 del C. existe una contraexcepción en la cual no obstante tratarse de términos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal.C. debe el tribunal de oficio o a petición de parte dictar la resolución pertinente para dar curso al procedimiento. sólo revisten el carácter de no fatales en nuestra legislación los plazos judiciales. sin necesidad de certificado previo acerca de haber transcurrido el plazo y no haberse ejercido la facultad. En el nuevo sistema procesal penal. "los tribunales sólo dentro del plazo para dictar sentencia. establece que “en estos casos el tribunal.P.C. mientras no sea declarada la rebeldía por el tribunal una vez transcurrido el plazo. con la excepción de aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal.C. Las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. Al efecto.705 de 24 de Mayo de 1988.Sin perjuicio de lo anterior. a partir de la dictación de la Ley 18. que los plazos establecidos en este Código son fatales. deberá el tribunal de oficio o a petición de parte. Plazos no fatales son aquellos en que la posibilidad de ejercer un derecho o para ejecutar un acto no se extingue al vencimiento del plazo por el sólo ministerio de la ley." En un plazo judicial que reviste el carácter de no fatal. se establece en el artículo 16 del Código Procesal Penal. sin necesidad de certificado previo. la parte respectiva no ve extinguida su facultad procesal y puede practicar la actuación 159 .P.P. permitió que adquiriera una mucho mayor aplicación dentro de nuestro procedimiento civil el principio de la preclusión. Al efecto. podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver. que "la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo." El efecto que se produce por el sólo ministerio de la ley y sin necesidad de dictación alguna por parte del tribunal al transcurso de un plazo fatal es la extinción de la facultad procesal. el tribunal de oficio o a petición de parte. de oficio o a petición de parte.

de oficio o a petición de la otra parte.. Por otra parte. puesto que su transcurso no extingue por el sólo ministerio de la ley el ejercicio de la facultad.P. En la actualidad. la facultad para realizar la actuación se extingue por el sólo ministerio de la ley al transcurso del plazo.judicial. En los plazos fatales. puesto que esa resolución no produce efectos mientras ella no sea notificada de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del C.Que haya transcurrido el plazo judicial sin haberse ejercido la facultad por la parte respectiva c. puesto que el inciso final del artículo 448 del C. puesto que ella se refiere sólo a los plazos establecidos en ese Código. De lo expuesto se desprende que esta clasificación tiene importancia para determinar el instante en que se extingue la facultad para realizar una actuación dentro del procedimiento. en cambio. en los plazos no fatales es necesario para que se extinga la facultad que. Esta situación es la que se presenta en relación con el escrito de contestación a la acusación por el acusado en el Plenario Criminal..P. d. que los plazos fatales se encuentren estrecha e indisolublemente vinculados con la institución de las rebeldías. “las rebeldía de trámites deberán ser declaradas por el secretario del juzgado de oficio o a petición de parte.. y tampoco reviste el carácter de no fatal. puesto que el no ejercicio de la facultad en el plano no permite que se acuse la rebeldía por el tribunal para darlo por evacuado.En el procedimiento penal. acuse la rebeldía teniendo por evacuado ese trámite. para establecer si un plazo legal establecido en el Código de Procedimiento Penal es fatal deberemos atender a la forma en que éste se encuentra establecido de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del Código Civil. no obstante haber transcurrido el plazo..Que se haya establecido un plazo judicial para el ejercicio de la facultad por la parte respectiva b. De allí. De acuerdo con ello.Que el tribunal. puesto que mientras ella no sea declarada por el tribunal. existe un plazo en nuestra legislación que no reviste el carácter de fatal.. de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal. además del transcurso del plazo. para que una facultad procesal se extinga por la rebeldía de la parte respectiva en su ejercicio es menester que concurran los siguientes requisitos.Que se notifique la resolución que declare tener por evacuado el trámite en rebeldía. En consecuencia. se proceda a declarar la rebeldía mediante una resolución judicial y que ella sea debidamente notificada a las partes. la facultad no se extingue y puede ser ejercida por la parte. no se regulan los plazos no fatales. a. proveyendo lo que convenga para la prosecución del juicio. no se aplica la regla general de la fatalidad de los plazos del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil.P. por lo que deben recibir aplicación las normas que dicen relación con los plazos no fatales y las rebeldías contempladas en el Código de Procedimiento Civil de conformidad a lo previsto en el 160 . En el nuevo proceso penal.C. según proceda” y no por el juez como acontece en el procedimiento civil respecto de los plazos judiciales. establece que "la contestación de la acusación por el acusado constituye un trámite esencial que no puede darse por evacuado en su rebeldía".

artículo 52 del Código Procesal Penal.

VIII.- PLAZOS PRORROGABLES E IMPRORROGABLES.
Plazos Improrrogables son aquellos que pueden extenderse más allá de su vencimiento natural o primitivo. En materia civil, revisten siempre el carácter de improrrogables los plazos legales. (P.Ej. El plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario ; el plazo para oponer excepciones en el juicio ejecutivo; etc). Plazos Prorrogables son aquellos que pueden extenderse más allá de su vencimiento natural o primitivo. En materia civil, pueden prorrogarse los plazos judiciales siempre que se de cumplimiento a los requisitos que al efecto contemplan los artículos 67 y 68 del código de Procedimiento Civil. Para los efectos de obtener una prórroga de un plazo judicial es menester que se cumplan copulativamente con los siguientes requisitos: 1º Que se trate de un plazo judicial; 2º Que se pida la prórroga antes del vencimiento del término. En consecuencia, nunca será prorrogable un plazo judicial si la prórroga se solicita una vez transcurrido el término judicial, sin perjuicio de poder ejercer la facultad si no se hubiere acusado la rebeldía. 3º Que se alegue justa causa, la que será apreciada prudencialmente por el tribunal. En todo caso, la prórroga que se conceda por el tribunal nunca podrá comprender una ampliación del término más allá de los días asignados por la ley de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil. Los plazos convencionales siempre son susceptibles de ser prorrogados por el acuerdo de las partes. Sin perjuicio de lo anterior, es menester tener presente que las partes pueden, de común acuerdo, por una sola vez en cada instancia y ante la Corte Suprema, suspender el procedimiento hasta por 90 días. Dicha suspensión rige a contar de la fecha de presentación del escrito respectivo. Dispone al efecto el inciso segundo del artículo 64 del C.P.C., que las partes, en cualquier estado del juicio, podrán acordar la suspensión del procedimiento hasta por un plazo máximo de noventa días. Este derecho sólo podrá ejercerse por una vez en cada instancia, sin perjuicio de hacerlo valer, además, ante la Corte Suprema en caso que, ante dicho tribunal, estuviesen pendientes recursos de casación o de queja en contra de sentencia definitiva. Los plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse el escrito respectivo y continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión acordado. Finalmente, si el plazo hubiere expirado sin que una parte hubiere podido intervenir con motivo de un caso fortuito o fuerza mayor puede solicitar la nulidad de todo lo obrado en su rebeldía.

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Al efecto, dispone el artículo 79 del C.P.C. que podrá un litigante pedir la rescisión de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor. Este derecho sólo podrá reclamarse dentro de tres días, contados desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce del negocio. Dicho incidente no suspende el curso de la causa principal y se substancia en cuaderno separado. (art. 81 C.P.C.). En materia penal, en el antiguo sistema procesal penal como regla general que “son improrrogables los términos en los juicios criminales, cuando la ley no disponga expresamente lo contrario". Excepcionalmente, el inciso segundo de ese precepto establece que "podrán suspenderse o abrirse de nuevo, cuando sin retroceder el juicio del estado en que se halle, se pruebe la existencia de una causa que haya hecho imposible dictar la resolución o practicar la diligencia judicial, independientemente de la voluntad de quienes hubieren debido hacerlo." En este precepto legal, el legislador procesal penal no efectúa ninguna distinción entre los plazos legales y judiciales para conceder la posibilidad de suspensión o abrir de nuevo el término, condicionando esa facultad a que no se retrotraiga el estado del juicio y que el no ejercicio de la facultad hubiere obedecido a causas ajenas a la voluntad de quienes debieron haberla ejercido. En el nuevo sistema procesal penal, el artículo 16 del Código Procesal Penal, dispone que los plazos establecidos en este Código son improrrogables, a menos que se indicare expresamente lo contrario. Adicionalmente, se prevé por el artículo 17 del Código Procesal Penal, titulado Nuevo plaz, que el que, por un hecho que no le fuere imputable, por defecto en la notificación, por fuerza mayor o por caso fortuito, se hubiere visto impedido de ejercer un derecho o desarrollar una actividad dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar al tribunal un nuevo plazo, que le podrá ser otorgado por el mismo período. Dicha solicitud deberá formularse dentro de los cinco días siguientes a aquél en que hubiere cesado el impedimento.

IX.- PLAZOS INDIVIDUALES Y COMUNES.
Plazos Individuales son aquellos que empiezan a correr separadamente respecto de cada parte desde el día de la notificación efectuada a cada una de ellas.Los plazos individuales constituyen la regla general dentro de nuestra legislación. Constituyen ejemplos de esta clase de plazos el que establece el legislador para los efectos de deducir el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 189 del C.P.C. y por interpretación jurisprudencial el plazo del ejecutado para oponer excepciones dentro del juicio ejecutivo. Plazos Comunes son aquellos que corren conjuntamente para todas las partes a contar de la última notificación. Los plazos comunes constituyen la excepción dentro de nuestro derecho, y en consecuencia, su consagración requiere de texto expreso de ley. Constituyen ejemplos de plazos comunes el que tienen los demandado para contestar
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la demanda en el juicio ordinario de acuerdo a lo previsto en el artículo 260 del C.P.C., el término probatorio en el juicio ordinario según lo prescrito en el artículo 327 de ese Código y el plazo para la realización de comparendo de discusión en el juicio sumario de acuerdo a lo establecido en el artículo 683 del citado cuerpo legal. Esta clasificación de los plazos individuales y comunes se encuentra contemplada en el artículo 65 del código de Procedimiento Civil y ella tiene gran importancia para los efectos de determinar el instante a partir del cual comienza a correr el plazo para la realización de una actuación dentro del procedimiento. Además, tiene importancia para la renuncia de los plazos conforme lo contempla el artículo 18 del Código Procesal Penal. En efecto, tratándose de plazos individuales, los intervinientes en el procedimiento podrán renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos a su favor, por manifestación expresa. Sin embargo, si el plazo fuere común, la abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación del tribunal.

X.- PLAZOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS.
Plazos Continuos son aquellos que corren sin interrumpirse por la interposición de días feriados. Esta clase de plazos constituye la regla general dentro de nuestra legislación. En materia del derecho común, el artículo 50 del Código Civil establece que "en los plazos que se señalaren en las leyes o en los decretos del Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados".En consecuencia, todos los plazos establecidos por el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, son continuos, puesto que se comprenden en su cómputo todos los días, incluidos los feriados. Para que nos encontremos en los actos que emanan de esos Poderes ante un plazo discontinuo es menester que expresamente se le otorgue ese carácter. Por otra parte, respecto del procedimiento penal, en el antiguo sistema procesal penal se establece en el inciso primero del artículo 44 del Código de Procedimiento Penal establece que “no hay días ni horas inhábiles para las actuaciones del proceso, ni se suspenden los términos por la interposición de días feriados.” El feriado judicial establecido en el Código Orgánico de Tribunales no es aplicable en el procedimiento penal. No obstante, cuando un plazo de días concedido a las partes para recurrir o hacer uso de cualquier derecho, aunque sea término fatal, venza en día feriado, se considerará ampliado el término hasta las doce de la noche del día siguiente hábil". En consecuencia, en materia penal todos los plazos son de carácter continuo. Excepcionalmente, tratándose de un plazo de días establecido por el legislador, sea fatal o no, para que las partes interpongan un recurso o hagan uso de cualquier derecho se contempla una ampliación sólo en caso que el último día del término sea día feriado. En tal
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968 164 ..T. En el nuevo sistema procesal penal se mantiene el mismo principio.-Los plazos de meses y años que se encuentran establecidos en el Código de 56 El mismo principio respecto del feriado judicial rige respecto de los juzgados de familia conforme a lo previsto en ese precepto.De acuerdo con ello. De acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil. el plazo se entiende ampliado por el sólo ministerio de la ley hasta las doce de la noche no del día siguiente al del vencimiento del plazo. no se suspenden los plazos de días del Código de Procedimiento Civil durante los días hábiles que se encuentren comprendidos en el feriado judicial respecto de los asuntos comprendidos en el inciso segundo del artículo 314 del C." En consecuencia. En consecuencia.Que se trate de un plazo de días. Al efecto.. sino que hasta el día siguiente hábil.. meses o años que se contemplen para realizar una actuación....T. y b. conforme al art.O. "los términos de días que establece el presente Código. Además. se entenderán suspendidos durante los feriados.Que ese plazo de días se encuentre establecido en el Código de Procedimiento Civil.T. cuando un plazo de días concedido a los intervinientes venciere en día feriado.caso.Excepcionalmente. debemos tener presente que se contempla una ampliación legal del plazo concedido a un interviniente si el último día del plazo venciere en día feriado. revisten el carácter de plazos discontinuos aquellos respecto de los cuales concurren los siguientes requisitos copulativos: a. excepcionalmente en nuestro ordenamiento jurídico.O. que todos los días y horas serán hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados.. de acuerdo a esa norma legal. dispone el inciso 2ª del artículo 14 del Código Procesal Penal.. Plazos Discontinuos son aquellos que se suspenden en su cómputo durante los días feriados. La suspensión de los plazos para su computo se produce durante todos los días feriados (Domingos y festivos) y además durante los días comprendidos durante el feriado judicial que se extiende desde el 1º de Febrero hasta el primer día hábil de Marzo de acuerdo a lo previsto en el artículo 313 del C. esta ampliación legal del plazo sólo dice relación con actuaciones que deban realizar las partes y no el tribunal y además solo se refiere a los plazos de días . no tendrán el carácter de plazo discontinuo en el procedimiento civil: 1. modificado por el Nº 13 del artículo 120 de la Ley 19.56 Sin embargo. en cuyo caso se prorroga para el día siguiente hábil. dispone el inciso 1º del artículo 14 del Código Procesal Penal. 313 del C... en cuanto a que todos los plazos son continuos y no se interrumpen durante el feriado judicial. el feriado judicial no rige respecto de los jueces de garantía y tribunal oral en lo penal... Al efecto. que no obstante.O. se considerará ampliado hasta las veinticuatro horas del día siguiente que no fuere feriado. quedando excluidos de la ampliación los plazos de horas.

Procedimiento Civil. 2.287) . Esta clasificación tiene importancia para los efectos de establecer los días que no deben ser considerados en el cómputo de un plazo. sino que en otro cuerpo legal. los plazos de días si ellos no se encuentran establecidos en el Código de Procedimiento Civil.35 Ley 16. a menos que en este se contemple expresamente la interrupción del plazo durante los días feriados como ocurre por ejemplo en el procedimiento de la Ley de Menores (Art. en el procedimiento ante los Jueces de Policía Local (Art. 3.618).-Tampoco tendrán el carácter de plazos discontinuos. ************************************* 165 .-Los plazos de días establecidos en el Código de Procedimiento Civil. cuando el tribunal por motivos justificados hubiere dispuesto la no suspensión del plazo durante los feriados.27 Ley 18.

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