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EL DERECHO A LA LEGITIMA HEREDITARIA El derecho hereditario o el derecho a la sucesión hereditaria es uno de los derechos más antiguos que se conoce

, en todos los países está previsto en su legislación o en el derecho usual del pueblo los efectos del fallecimiento de una personas. El derecho de sucesión, también se ha regulado sucesivamente en nuestra legislación, primeramente de una manera general, comprendiendo a todo el territorio español, y posteriormente con el derecho de las autonomías se traspasó la recaudación e incluso la legislación del mismo a prácticamente todas ellas. Aquí únicamente trataremos el derecho a la sucesión recogido en nuestro Código Civil, con carácter general. El artículo 744 del Código Civil, dice que "Podrán suceder por testamento o abintestato los que no estén incapacitados por la Ley." Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.(art. 657 Código Civil) La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. (art. 659 CC) Se llama heredero al que sucede a título universal, y legatario el que sucede a título particular. Legítima: Es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos. (art.806 CC) Herederos forzosos:" Son herederos forzosos: 1º Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. 2º A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. 3º El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código."(artículo 807 Código Civil). En caso de que no exista testamento el orden de sucesión sería: 1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. Hijos y descendientes. Padres y ascendientes. Cónyuge. Hermanos e hijos de hermanos. Resto de parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. El Estado.

¿QUE OCURRE CUANDO UNA PERSONA FALLECE SIN TESTAMENTO?

Cuando una persona fallece sin testamento, la Ley determina quienes van a ser sus herederos (se llaman herederos ab intestato), por lo que hay que acudir al orden establecido en el artículo que hemos trascrito anteriormente. En el supuesto de que no haya cónyuge, los hermanos e hijos de hermanos en representación de sus padres fallecidos, son los que heredan y a falta de estos heredan los demás colaterales hasta el cuarto grado, es decir, hitos carnales. Y a falta de los tíos, los primos hermanos. Si no existe ninguno de los anteriores la herencia revierte al Estado. LA CONVENIENCIA DE DEJAR TESTAMENTO: El testamento se puede otorgar en cualquier momento de la vida de una persona, por muy pocas propiedades que posea, siendo el preferible el llamado testamento abierto, que es el que se otorga ante Notario, con su asesoramiento previo, y que suele ser el más frecuente en la práctica, siendo el único que tiene una eficacia directa, es decir, no hay que realizar ningún trámite judicial. ¿QUE SON LAS LEGÍTIMAS? A los hijos y demás descendientes, les corresponde un tercio , que recibe el nombre de legítima corta, y que se distribuye a partes iguales entre ellos. Ese tercio se hereda en plenipropiedad, es decir, la nuda propiedad y el usufructo a la vez. Pero, también tienen derecho a otro tercio, el de mejora o legítima larga, que se destina a los hijos y nietos. No tiene por que ser a partes iguales, puede que exista algún descendiente "favorito". Los Padres y demás ascendientes, a falta de descendientes, que sobrevivan tienen derecho a un tercio de la herencia, si existe cónyuge viudo, o a la mitad de la herencia, si el fallecido no tenía cónyuge. El cónyuge viudo, su legítima es siempre en usufructo, y será menor o mayor, según con quién concurra a la herencia, si hay hijos u otros descendientes, le corresponde el usufructo de un tercio (el de mejora) de la herencia, si sólo hay ascendientes, la legítima es el usufructo de la mitad de la herencia, y si no hay ascendientes ni descendientes del fallecido, herederá el usufructo de dos tercios de la herencia. El artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que el citado Impuesto es "de naturaleza directa y subjetiva, grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, en los términos previstos en la presente Ley." En cuanto al ámbito territorial, el artículo 2, establece que el citado Impuesto "se exigirá en todo el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno." En España coexisten, junto al Derecho Común, los derechos forales citados anteriormente, que se aplican en los territorios referidos como son Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, parte de Vizcaya y Álava. En estos territorios, rigen otras

particularidades, como sucede en Cataluña, por ejemplo, donde la legítima consiste en la cuarta parte del valor de la herencia y, a diferencia del Derecho Común, el cónyuge superviviente no tiene derechos legitimarios, ni tampoco los abuelos a falta de los padres. El cónyuge sólo tiene derecho a la cuarta viudal, es decir a la cuarta parte de la herencia del fallecido y las renta y salarios que perciba y al beneficio del "año de luto", que le da el derecho al usufructo de toda la herencia durante ese período.

1 DEL ORDEN SUCESORIO SISTEMAS SUCESORIOS: SUCESION EN LA PERSONA Y EN LOS BIENES La historia del derecho sucesorio y el análisis comparativo de las legislaciones muestran gran variedad de soluciones que tratan, en definitiva, de contestar a un simple interrogante: ¿continúa el heredero la persona del causante o exclusivamente los sucede en sus bienes? Las respuestas han originado, en grandes líneas, dos sistema denominados: sucesión en la persona o sistema romano, y sucesión en los bienes o sistema germano. En Roma, se negaba la desaparición del fallecido como entidad de derecho y establecía su prolongación mediante la continuidad de su persona por el heredero. Este y aquél son una misma persona, de modo que la vacante dejada por el muerto es ocupada instantáneamente por el sucesor. Los germanos decían que la sucesión era una suerte de posesión combinada con dominio que a la muerte del jefe de familia era continuada por sus herederos de sangre. El heredero adquiría los bienes en mérito a esa copropiedad preexistente es que éste resultaba un sucesor en los bienes, si necesidad de acudir al artificio de la continuación de la persona. El patrimonio transmitido no se confunde con los bienes personales del heredero y, por tanto, él no está obligado personalmente por el pasivo hereditario: su responsabilidad se reduce responder exclusivamente con lo que ha recibido. REGIMEN DEL CODIGO CIVIL ARGENTINO Y DE LA LEY 17.711 Al redactar su Código, Vélez se enroló decididamente en la concepción romana de la continuidad personal. La regla general que estableció fue la de la responsabilidad plena del heredero por las deudas y cargas de la herencia, no sólo con los bienes recibidos sino también con los propios (art. 3343). La limitación de responsabilidad podía obtenerse mediante el beneficio de inventario. Adhiriéndose a esta tendencia, la ley 17.711 de 1968 facilita la limitación de la responsabilidad del heredero estableciendo como principio general que éste responderá intra vires, presumiendo que toda aceptación de herencia se realiza con beneficio d inventario. SUCESION INTESTADA Concepto. Se denomina sucesión intestada o ab intestato aquella que opera en virtud de

los descendientes. sus derechos y obligaciones son los mismos que los de aquéllos". que nuestro Código denomina herederos forzosos: son tales. cónyuge supérstite. de ser así. cuadra advertir que la vocación legítima. habida cuenta de que conforme al art. cuando los herederos o llamados por la ley gozan además. 3588 del C. y dentro de cada orden. sin intervenir la voluntad del causante expresada en su testamento válido. y. PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA SUCESION LEGITIMA La vocación legítima se basa en la prelación o sucesión de órdenes de llamamiento. art. Para éstos el régimen de la sucesión ab intestato es realmente. O. "el pariente más cercano en grado. 3589 del Código citado. el grado de parentesco con el causante. como dice el art. ascendientes. no solo suple la ausencia de testamento puesto que. tampoco puede ser asimilado a un tercero ajeno al proceso sucesorio dado que se halla íntimamente vinculado con éste cuando una persona fallece sin dejar herederos. "No es acertada la conclusión de la sentencia que equipara al Estado Provincial con un tercero extraño en la relación jurídica sucesoria. de una vocación legitimaria. Salvo aquellos regímenes que admiten la absoluta libertad testamentaria. salvo el derecho de representación". ya que en nuestra ley no gozan de "un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia". no actualizan su vocación sino a falta de todo pariente en el orden preferente. SISTEMA LINEAL . 3546. Sin embargo. pues si bien aquél no reviste el carácter de heredero en el sentido técnico de la palabra (ver nota al art. 3714). Dentro de cada orden. sin atender de los bienes que componen la herencia (art. actualizan su vocación los parientes de grado más cercano al causante.llamamientos legítimos. dicho llamamiento bien podría encuadrarse como régimen supletorio-. Los parientes colaterales que tienen llamamiento o vocación legítima no son herederos forzosos. como reza en el art. La vocación legítima constituye fuente de un llamamiento a la adquisición hereditaria.).3547). resulta imperativo para el causante. Es decir que la sucesión intestada se basa en una o más vocaciones legítimas en ausencia del testamento del causante que instituya herederos. supletorio de la sucesión testamentaria. sino que. Los parientes que integran un orden ulterior en la prelación. excluye al más remoto. o llamamiento legal a la adquisición hereditaria. en el sentido tradicional que no puede excluirlos "sin justa causa de desheredación" (conf.C. 3591. Es claro que estas proposiciones no son absolutas. como principios fundamentales reconocen excepciones. el derecho sucesorio se organiza primordialmente con base en el llamamiento legítimo de los legitimarios.

sino en el caso de no existir descendientes o ascendientes es un orden excluyente de los parientes colaterales. 3572). trátese de sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales. fueren éstos o aquéllos . El derecho de representación opera sólo en favor de hijos y descendientes de hermanos. La ley 23. Incluso los hijos extramatrimoniales no excluían a los ascendientes legítimos del causante. 365 y 366 y entre hijos y descendientes legítimos e ilegítimos (art. el vínculo jurídico creado por la generación biológica. correspondiéndole a estos últimos sólo la mitad de lo que se asignaba a los primeros. "se llama línea la serie no interrumpida de grados" (art. La otra mitad la recibirán los ascendientes. REFORMAS DE LA LEY 23. Pero concurre con descendientes (arts. 3571). En caso de falta de descendientes y ascendientes. 3557).Todo orden hereditario está integrado por el conjunto de consanguíneos del causante en referencia a líneas o ramas específicas de parentesco. Siendo el grado. El cónyuge supérstite tiene un orden anómalo o atípico. y de acuerdo con la directiva del art. sobre esa misma base. 3576). 3559.264. 3566).264 En el régimen original del Código Civil. 346). 240 y siguientes). 3567). La representación es admitida sin límite en la línea descendiente (art. fueren matrimoniales o extramatrimoniales (conf. 349). o de los descendientes de éstos que acudirán por derecho de representación (art. el cónyuge supérstite tiene vocación preferente a los parientes colaterales y los excluye (art. hayan correspondido al prefallecido (art. Nuestro derecho de orientación romanista. no opera en este orden el derecho de representación: el ascendiente de grado más próximo excluye al más remoto. el esquema de los órdenes hereditarios es el siguiente: a) El primer orden está integrado por los descendientes del causante. Es así que hay tres líneas: la línea descendente. c) El cónyuge supérstite concurre con los descendientes. 3570 y 3576) y ascendientes (art. organiza el cómputo de parentesco sobre la base lineal. Heredan a falta de descendientes. organizará más tarde el orden del llamamiento hereditario. Concurre también con los ascendientes. la vocación hereditaria legítima era tributaria de la discriminación entre pariente legítimos e ilegítimos contenida en los arts.264. b) El segundo orden es el de los ascendientes. Y. Art. suprimió la distinción entre familia legítima e ilegítima. Se distinguía entre hijos legítimos y naturales. heredará la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de los gananciales que correspondan al fallecido. desapareciendo la distinción entre legítimos y extramatrimoniales. aunque en este caso es excluido en los bienes gananciales que. por liquidación de la sociedad conyugal. También son los tres órdenes sucesorios fundamentales. no actualiza su vocación. d) El orden de los parientes colaterales se integra por los que se encuentran dentro del cuarto grado. ORDENES HEREDITARIOS A partir de la vigencia de la ley 23. la línea ascendente y la línea colateral (art. "La proximidad del parentesco se establece por líneas y grados" (art. 347 in fine). no discriminatoria.

La declaración de vacancia ha de ser el segundo momento. la sucesión se reputará vacante. Cuando. Cumplidos los plazos. o cuando habiendo repudiado la herencia el heredero. c) cuando hubiere sido declarado ausente con presunción de fallecimiento. a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido (art. ningún sucesor legítimo o testamentario consolida su vocación y por ende los bienes no son atribuidos a título universal. a titular alguno. d) cuando hubiere sido declarado indigno y e) cuando hubiere sido desheredado. 3546). primera etapa. La reputación de vacancia. DERECHO DE REPRESENTACIÓN La representación es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o su madre en la familia del difunto. o después de pasado el término para hacer inventario y deliberar. Dentro de cada orden el pariente más cercano en grado excluye al más remoto. El juez puede también nombrarlo de oficio a solicitud del fiscal. REPUTACION DE VACANCIA Y DECLARACION DE VACANCIA Constituyen los dos períodos o momentos en que se desenvuelve el proceso de vacancia de la herencia. consecuencia del anterior. 3585). Como . según fueren las leyes que rigieren a ese respecto. permite al Estado promover el proceso sucesorio cuando no se tenga la certidumbre absoluta sobre la inexistencia de sucesores legítimos o testamentarios. corresponden al fisco. y supone la realización de los bienes y la transferencia del producido al fisco nacional o provincial. 3540 dispone: Todos los que tengan reclamos que hacer contra la sucesión. b) cuando hubiere renunciado a la herencia. los bienes del difunto. sean raíces o muebles. que se encuentren en el territorio de la República. Constituye el remedio imaginado por el legislador para evitar los perjuicios del fallecimiento prematuro. 3588 del Código Civil dispone que a falta de los que tengan derecho a heredar. cada orden es excluyente de los ulteriores. 3586). salvo el derecho de representación (art. provincial o nacional. 3549). El art. pueden solicitar se nombre un curador de la herencia. hasta el cuarto grado (art.matrimoniales o extramatrimoniales. después de citados por edictos durante treinta días a los que se crean con derecho a la sucesión. La representación será posible en los siguientes casos: a) cuando el representado hubiere fallecido. ya sea extranjero o ciudadano argentino. Y a su vez. HERENCIA VACANTE Hay herencia vacante cuando al fallecimiento del causante. Esto constituye una excepción al principio según el cual el pariente más cercano en grado excluye al más remoto. El art. Los medio hermanos en concurrencia con hermanos de doble vínculo recibirán la mitad de lo que corresponda a éstos (art. corresponde la designación del curador. ningún pretendiente se hubiese presentado.

"Buenos Aires. ante escribano público y dos testigos. b) del derecho de la personalidad. Sin embargo pueden agruparse en tres tendencias o sistemas: a) del derecho patrimonial. "Muy variadas son las doctrinas que se han sustentado al respecto. Pero no puede recibir pagos. Shine de Arlt. manifiesta que la propiedad intelectual es un derecho exclusivo. . el curador. deberá realizarse la facción del inventario de los bienes de la herencia. "El derecho intelectual de los autores consiste esencialmente en el monopolio o privilegio exclusivo de explotación a favor de su titular. defender su integridad en la forma y en el fondo. Roberto y otra 1ra. podemos decir que es un derecho inherente a su persona y de carácter extrapatrimonial. Arlt y Carmen Antinucci son bienes gananciales y. que le permite crear la obra y hacerla respetar. Cualquier dinero correspondiente a la herencia debe ponerse en depósito a la orden del juez de la sucesión. el autor imprime su característica personal a la obra. Por su parte. "El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela de la personalidad del autor como creador y a la tutela de la obra como entidad. Este es un carácter particularísimo que impide confundirlo con otra clase de derechos. un bien propio del que ha producido la obra. dándole valor y distinguiéndola de las demás. c) del derecho propio o especial".Considerando: Electra M. En cuanto al alcance de su gestión el mismo precepto agrega: Ejerce activa y pasivamente los derechos hereditarios. y trata de evitar que se perjudiquen en lo esencial los intereses personales o artísticos del autor". en ella pone una parte de su personalidad". Arlt. ni el precio de las cosas que se vendiesen.primera obligación. por tanto. hija del primer matrimonio del causante. Tiene por objeto defender la personalidad del autor de las posibles lesiones a su capacidad o calidad creadora. sostiene que las obras producidas durante la vigencia de la sociedad conyugal formada por Roberto C. "La obra literaria es el resultado de una particular elaboración intelectual -una creación del espírituque constituye por sí misma una unidad ideológica. mayo 30 de 1966. cónyuge supérstite del segundo matrimonio del causante. Constituye una emanación de la personalidad del autor. En suma. instancia. un valor que pueda fijarse en el . las rentas devengadas pertenecen a la sociedad conyugal en que se producen". la mitad de dichas obras integran el acervo hereditario de su madre. . y sus facultades y deberes son los del heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de inventario. como emolumento de un oficio. Mediante este esfuerzo imaginativo de exteriorización de su pensamiento.Arlt Cristophersen. y se funda en el principio de que la personalidad humana es intangible. CASO ROBERTO ARLT SUCESION BIENES INTELECTUALES Setiembre 7-1967. "El derecho pecuniario no tiene. en cambio. Elizabeth M. al punto que el derecho está ligado al ejercicio por parte del titular de una actividad personal y no vale sino en la medida en que se ejerce esa actividad".

Carmen Antinucci. y. no puede desconocerse que. salvo si se da una excepcionalísima situación particular de absoluta incompatibilidad. en consecuencia. perteneciendo la otra mitad de este grupo de obras a la viuda. con la posibilidad jurídica de la "enajenación" a terceros por medio de su cesión (arts. en general. Y si la sociedad conyugal es. y el autor explota su obra a voluntad. gracia o don. se necesita una norma expresa. Esto es innegable. En cambio. Este valor depende únicamente de la explotación de la obra por el autor. una vez que la obra -por su publicación. en sus dos aspectos. por aplicación del art. que. pertenecen a la sociedad conyugal. por causa de su derecho moral. entiendo que no es de aplicación en la especie. en carácter de gananciales. por efecto de los contratos que Arlt hubiere concluido para la explotación comercial de su obra. ha de concluirse que los derechos intelectuales o propiedad intelectual de Roberto Arlt. puesto que tiene por base el esfuerzo común y la colaboración de los esposos. 1271 del Cód. moral y pecuniario. representación. y resulta inconcebible que pueda ser afectado a la comunidad. cualesquiera sean sus formas y características. que también se integra con la mitad de los derechos sobre las obras cuya primera edición se realizó después de la celebración del segundo matrimonio. los beneficios obtenidos por la explotación del derecho pecuniario. etc. como frutos civiles de bienes propios. una herencia aún no se ha declarado . Para que alguna de ellas quede excluida. oído el Apoderado Fiscal. Esa obra intelectual es el resultado del trabajo de uno de los cónyuges. pero sin el trabajo no hay obra. de acuerdo con nuestro régimen legal de la sociedad conyugal (arts. como se verá al final. Elisabeth Mary Shine de Arlt. y que la otra mitad entra en la sucesión de Roberto Arlt. De este modo. En suma. 1272.723). son bienes propios del mismo y que al fallecimiento de su primera esposa. en carácter de gananciales". el principio del art. el derecho pecuniario depende del derecho moral. una asociación de trabajo. no se plantea en el caso examinado". LEY N° 52 CIUDAD DE BUENOS AIRES "Si en la jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires. se declara que la mitad de los derechos intelectuales de las obras de Roberto Arlt editadas durante la vigencia de la sociedad conyugal Arlt-Antinucci forman el acervo hereditario de la sucesión de Carmen Antinucci de Arlt. y con respecto a la cuestión debatida en autos. FALLO: "En mérito de los argumentos vertidos precedentemente. 1271 y 1272.momento de la disolución de la comunidad.ha ingresado al ámbito patrimonial. en lo fundamental. todo lo cual así se declara". 2° y 51. FALLO: "Por tales fundamentos. instancia "Pese a la especial naturaleza jurídica del derecho intelectual y a la interdependencia que existe entre el derecho moral y el pecuniario. y en cuanto fue materia apelada. todo el contexto de este título del código). se revoca la resolución apelada y. ley 11. 2da. Hay genio o talento. en principio ese bien entra dentro de la categoría matrimonial de gananciales. mientras el derecho moral permanece como propio". el acervo hereditario de ésta lo constituía la mitad de los beneficios obtenidos durante esa sociedad conyugal. parece lógico que se incorporen a ella todas las consecuencias o productos de sus recíprocas actividades. Civil.

Puede ocurrir también que el difunto haya dejado uno o más hijos no reconocidos espontáneamente. como hijos y hermanos respectivamente. según decreto 15698/51). El art. la cual rige a partir de su publicación para las sucesiones que se inicien como para las que se encuentran en trámite. en tal caso se verá en la necesidad de plantear una acción contra quienes gozan de la posesión de la herencia. en tanto los herederos rehusan reconocerle el carácter de hijos controvirtiendo su llamamiento a la herencia. También puede ocurrir que el causante no hubiera dejado herederos forzosos. civil o pretoriano contra el poseedor pro herede. como el ladrón y el poseedor violento. contra un pariente del mismo grado.vacante (art. 3544 del CCIV). Ello no obstante que la causante haya fallecido con anterioridad a la vigencia de dicha norma. . es decir contra quien arrogándose calidad de heredero. la hereditatis petitio o vindicatio generalis se otorgaba en favor de todo herederos ab intestato o testamentario. Pero también la petición de la herencia se dio contra el pro possessor. llamada acción de petición de herencia. se apropiaba de ciertos bienes que de derecho o de hecho pertenecían a la herencia (corporis possessor) o se negaba a pagar lo adeudado al de cuius invocando su condición de heredero (iuris possessor). ni singular. corresponde aplicar la Ley 52 de la Ciudad de Buenos Aires. 2 . invocando un título universal. estos últimos integran el orden de los colaterales y son excluidos por los primeros. simplemente reconociendo el derecho preferente del pretensor. Pero puede ocurrir que se le niegue la vocación preferente o concurrente. que rehusa reconocerle la calidad de heredero o que pretende ser también llamado a la sucesión en concurrencia con él". ANTECEDENTES HISTORICOS En el derecho romano. en cuanto dispone la intervención del procurador general de la ciudad. ni universal. es decir no se ha efectuado la transferencia de su producido al Fisco Nacional (Ministerio de Educación de la Nación. y que entonces hubiera testado a favor de terceros. sin perjuicio de la obligación de restituir que pesará sobre aquellos con los alcances que luego veremos.ACCION DE PETICION DE HERENCIA CONCEPTO Existen titulares de vocación actual y de vocación eventual. o bien. En estos casos se modifica la declaratoria de herederos si la hubo. es decir contra quien no invocaba ningún título en que fundar su posesión. que a la muerte de su pretendido padre o madre intentan una acción de reclamación de la filiación. donde todavía no se haya producido la incorporación del dominio de los bienes vacantes al estado nacional". o. 3423 dice: "la acción de petición de herencia se da contra un pariente del grado más remoto que ha entrado en posesión de ella por ausencia o inacción de los parientes más próximos.

el título de la cesión. y. Siempre respecto de los sujetos de la acción el art. Para tal situación prevé: "En caso de inacción del heredero legítimo o testamentario.SUJETOS ACTIVOS Sujetos a quienes se otorga el ejercicio de la acción de petición de la herencia: a) Al titular de una vocación legítima actual contra quien le niega llamamiento preferente y ha obtenido posesión de la herencia. respecto a su llamamiento a una parte alícuota de la universalidad. La ley dice que el demandado no puede alegar que el actor ostenta una mera vocación eventual. en consecuencia. c) Al titular de una vocación testamentaria contra quien opone una vocación legitima insubsistente. y coloca al o a los cesionarios en la misma situación jurídica que los herederos cedentes en lo atinente a los derechos patrimoniales comprendidos en la cesión. b) Al titular de una vocación legítima actual contra quien le niega llamamiento concurrente. si éste fuera controvertido por los herederos o por el albacea. sin que. la acción corresponde a los parientes que se encuentren grado sucesible. cuando éste permanezca inactivo y. SUJETOS PASIVOS La petición de la herencia se otorga contra quien niega al accionante su vocación preferente o . se trate de indagar la maternidad. y el que la intente no puede ser repulsado por el tenedor de la herencia. Pero. en este caso por ejercicio de la acción subrogatoria que les otorga el art. "Debe darse curso a la demanda por petición de herencia entablada contra la sucesión de su madre natural. además. En otras palabras: la ley legitima para peticionar al titular de una vocación eventual. 326 del Código Civil". en el caso. b) Los acreedores del titular de una vocación preferente o concurrente que no acciona. 1196 c) Los legatarios de cuota. porque existan otros parientes más próximos". por quien afirma tener la posesión de estado de hija natural y haber sido reconocida como tal por la causante. niega al demandado el derecho a oponer como defensa la eventualidad de esa vocación. También gozan del derecho de petición de la herencia: a) Los cesionarios de quienes tienen vocación excluyente o concurrente contra quienes han obtenido posesión de la herencia. La cesión de derechos hereditarios implica aceptación de la herencia (art. es decir no actualiza por renuncia o fallecimiento de quien goza de vocación actual. lo que se halla prohibido por el art. en tal caso el accionante deberá probar el llamamiento preferente o concurrente de su cedente. 3424 plantea y resuelve la hipótesis en que el titular de la vocación actual no ejerciera la petición de la herencia contra quien ha obtenido título hereditario. 3322).

el derecho sobre los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de los coherederos. como depositario.ESTADO DE INDIVISION COMUNIDAD HEREDITARIA Si concurren dos o más sucesores a adquirir una misma herencia. representado por el todo o una parte alícuota de la herencia. etc. En virtud de esta comunidad. HEREDEROS Los primeros legitimados para solicitar la partición son los herederos. Generalmente la partición está precedida por una situación de herencia indivisa. La acción contra el poseedor de bienes que no invoca título hereditario. se configura la llamada comunidad hereditaria. o una parte de ella. PARTICION CONCEPTO El contenido de la adquisición a título universal. una situación de copropiedad o cotitularidad en concreto. Pero es importante destacar que esta comunidad no significa que cada bien reproduzca. una partición hecha por el ascendente entre sus descendientes en su testamento.. pues la comunidad hereditaria . Por ejemplo. pero no es forzoso que esto ocurra. 3 . También contra quien tiene vocación suficiente en el exterior. y puesto que el llamamiento a la herencia tiene carácter universal. puede ser pedida por los herederos. TITULARES DE LA ACCION DE PARTICION Según el art. La abstracción representada por la cuota en la universalidad se concreta en derechos exclusivos sobre determinados objetos de adquisición que se incorporan al patrimonio del sucesor a título singular. y también para que se le entreguen aquellas cosas de que el difunto era mero tenedor. comodatario.concurrente. una atribución concreta entre ellos de las titularidades comprendidas en la herencia. 3452. Por eso se denomina partición al negocio jurídico que impide o pone fin a la comunidad hereditaria mediante la distribución entre los coherederos de las titularidades activas contenidas en la herencia. y que no hubiese devuelto legítimamente a sus dueños". 3422 establece que la acción también se da contra "los que tengan de ellas la posesión con los aumentos que haya tenido la herencia. singularmente. El derecho hereditario in abstracto. mediante la partición o división existiendo pluralidad de sucesores. recae sobre el complejo de titularidad transmisibles como una totalidad patrimonial. El art. sus acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes. pero insuficiente en lo esencial. obtiene.

tiene el sello auténtico de los instrumentos públicos y constituye un título perfecto inatacable que hace innecesaria la escritura pública. ALBACEAS Los beneficiarios de cargos o mandas impuestas por el testador al heredero y que dependen de la división de la herencia. definitivamente corresponden al obligado en pleno dominio. Según el art. HEREDEROS DEL HEREDERO FALLECIDO Estos. pero es susceptible de prescripción. tienen derecho declarado por la ley en la sucesión. pero si todos ellos lo hicieren o quisieren intervenir en la división de la herencia. ejecutando la obligación. CESIONARIOS Los cesionarios también pueden instar la partición. mientras que de hecho continúe la indivisión. LEGATARIO DE CUOTA Por la naturaleza de su adquisición. su expectativa depende de una alícuota del patrimonio de la herencia. cuando la indivisión ha cesado de hecho. por lo que no puede prosperar la observación hecha al título por el comprador fundada en que emana de una partición hecha privadamente y sin el requisito de la escritura pública". 3775). Bastará que uno de éstos pida la partición. para poder perseguir los bienes del deudor. tienen interés en demandar la partición. En cambio. deberán obrar bajo una sola representación. porque alguno de los . "La partición efectuada por herederos mayores de edad (art. Del mismo modo. ACREEDORES DE LOS HEREDEROS Los acreedores. requieren de la previa partición. dado que son titulares de una cuota parte de la universalidad. puesto que solo entonces quedan individualizados o determinados los que. pueden pedir la partición durante la indivisión. 3851 y concordantes. BENEFICIARIOS DE CARGOS. pudiendo reivindicarlo de terceros detentadores (art. el derecho de no procurar sino sus intereses particulares. Código Civil). 3766). 3462. los legatarios particulares no se encuentran en esta situación porque el objeto de la liberalidad les pertenece a título singular desde la apertura de la sucesión tratándose de cosas determinadas (art. el albacea designado en el testamento está legitimado a tenor de lo dispuesto en el art. Mientras los acreedores de la herencia ejecutan su acreencia directamente sobre los bienes de la comunidad indivisa puesta que toda ella es garantía de solvencia del crédito.deja a cada uno con toda su independencia de acción. aprobada judicialmente y debidamente inscripta en el Registro de la propiedad. IMPRESCRIPTIBILIDAD "La acción de partición de herencia es imprescriptible. 3452.

la donación es irrevocable. . tanto de extraños como de los mismos herederos. Es necesario siempre tener presente el principio de la división en especie que es una garantía eficaz de que será respetada la igualdad en la partición. y lo que cada uno de éstos deba colacionar a la herencia. que será puesto en la masa y sufrirá la suerte de partición como si no hubiese salido del patrimonio del difunto. obrando como único propietario. 3469: "debe formar la masa de los bienes hereditarios. En tal caso la prescripción tiene lugar a los veinte años de comenzada la posesión" (art. SISTEMA DE COLACION REAL Propicia el aporte de los bienes in natura. También cumple la función de inventariador. EL PARTIDOR El partidor obra por delegación judicial. Tiene a su cargo la formación de lotes o hijuelas de cada heredero. en su propia porción. después de oídos los interesados y sustanciadas las objeciones. y por ende. En estos casos. ha comenzado a poseerla de una manera exclusiva. 3465).)". SISTEMA DE COLACION DEL VALOR Distinto al caso anterior. Pretende mantener la igualdad entre los herederos legitimarios. es decir. proponiendo el contenido del acto particional que aprobará u homologará el juez. pues según el art.C. devolviéndose o aportándose a la masa partible. la donación está siempre sujeta a la resolución por fallecimiento del donante. no goza de ningún derecho adquirido definitivamente por él.3460).P. a favor de la sucesión. Se restituye o repone en especie el bien. El artículo 3476 establece: "Toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso que concurra la sucesión legítima del donante. Esto es un adelanto de herencia y no un favorecimiento especial. resulta económicamente perjudicial porque el beneficiario sabe que estará obligado a devolver el bien. Es de carácter necesario cuando requiere trámite judicial (art. pudiendo aprobarla o modificarla en todo o en parte (art 766 y 767 C. 4 COLACION CONCEPTO Es la imputación de las donaciones realizadas en vida al heredero forzoso que concurre a la sucesión. Mientras el sistema de la colación real o en especie es el procedimiento que mejor respeta la igualdad en la partición. reuniendo las cosas existentes. definitivamente adquirido el bien por el beneficiario.herederos. a tenor de las normas de fondo y procesales. "El juez posee amplias facultades para juzgar la cuenta particionaria. pues se evitan los riesgos de errores posibles en la tasación. solo importa una anticipación de su porción hereditaria". los créditos.

en cambio. Este derecho no es idéntico a la vocación hereditaria que la ley atribuye tanto a los descendientes. teniendo en cuenta que si han quedado ascendientes y cónyuge supérstite. Actualmente. el derecho puede traducirse en una adjudicación en usufructo. con la misma limitación. El número de éstos ha quedado reducido.264 establece una nueva integración de las órdenes de legitimarios. c) padres adoptivos. b) Ascendientes."La donación es un contrato que transfirió la propiedad del bien al donatario. el cónyuge sobreviviente tendrá en la sucesión la misma parte que cada uno de los hijos con relación a los bienes propios. d) cónyuge. como a los parientes colaterales. La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador y de los que éste hubiere donado. Sigue siendo dos tercios de la sucesión. es un llamamiento a la sucesión formulado sin tener en cuenta desprendimientos que se hayan operado por anteriores enajenaciones a título gratuito o que deban operarse. lo es en su calidad de heredero del causante y tiene derecho a que se lo declare tal si fuere omitido por este último en su testamento". que en su cálculo deben excluirse los bienes que el adoptado hubiere recibido a título gratuito de su familia de . c) Padres adoptivos. protegido por la ley. LEY 23. teniendo en cuenta que si ha quedado viudo o viuda e hijos. En otros ordenamientos. y no tendrá parte alguna en la división de bienes gananciales. CUOTA DE CADA UNO a) Descendientes. los legitimarios en nuestro derecho son: a) descendientes. El derecho a la legítima es la afirmación de ese llamamiento en términos según los cuales el derecho que abarca no puede ser afectado por desprendimientos resultantes de enajenaciones anteriores. "El titular de la porción legítima de una sucesión. lo que complica extraordinariamente la transmisión y división de los bienes. e) nuera viuda. La otra mitad la recibirán los ascendientes. a los ascendientes o al cónyuge. ni por desprendimientos que puedan resultar de disposiciones contenidas en el testamento del causante. La legítima es de dos tercios de la sucesión y de los bienes donados. LEGITIMARIOS.264 La ley 23. La legítima es siempre de dominio: el legitimario recibe una porción del patrimonio en plena propiedad. Ese dominio no se revoca por muerte de los donantes y por tanto los frutos de las cosas donadas pertenecen al donatario aún después de abierta la sucesión". por causa de disposiciones adoptadas en el testamento. abierto el juicio sucesorio. heredará éste la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de la parte de gananciales que corresponda al fallecido. b) ascendientes. LEGITIMA Legítima es un derecho de sucesión sobre determinada porción del patrimonio del causante.

Las disposiciones patrimoniales deben comprender todo o parte de los bienes de quien testa. Pero si concurre con descendientes. no será testamento ni desde el punto de vista de la sustancia ni de la forma (en sentido estricto). junto a la sucesión legítima. e) Nuera viuda. Le corresponde la mitad de los bienes de la herencia. El testamento para ser tal al menos debe contener siempre una disposición patrimonial. Si no contiene ninguna. CONTENIDO DEL TESTAMENTO El derecho moderno no exige.3618 del . Según el art. Esta última es la que se regula mediante la voluntad del causante.TESTAMENTO NOCIONES GENERALES Hay dos clases de sucesiones. La viuda que permanece en ese estado y no tuviera hijos. como ocurría en el derecho romano. la sucesión se llama testamentaria. se está en presencia de un testamento prohibido por la ley (art. tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que le hubiesen correspondido a su esposo en dichas sucesiones. que coinciden en crear. celebrado con las solemnidades de la ley. que tiene su causa fuente en el llamamiento que hace directamente la ley. queda excluido de los gananciales. o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se abrió la sucesión de los suegros. instituyendo sucesores: herederos. 5 . Constituye el acto escrito. sus disposiciones deben cumplirse. la legítima o intestada y la testamentaria. Nuestra legislación admite la compatibilidad de ambas fuentes. por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. 3280 del Código Civil. Si no instituye heredero. formulada en el acto unilateral del testamento.sangre. o si contiene solamente disposiciones no patrimoniales. aunque fuesen gananciales. para después de su muerte. patrimoniales y/o extrapatrimoniales. que el testamento instituya necesariamente herederos para hacer valer como tal. el artículo 3710 establece que "el testador puede instituir o dejar de instituir heredero en su testamento. legatarios particulares o legatarios de cuota. Como acto unilateral y unipersonal mediante el cual una persona dispone de sus intereses. pero de contenido diverso admitido por la ley. de consuno. "Si del texto testamentario surge la concurrencia de dos voluntades distintas. contrario al derecho romano. una vocación hereditaria a favor de una persona de existencia visible y de una persona de existencia ideal. y en el remanente de sus bienes se sucederá como se ordena en las sucesiones intestadas. d) Cónyuge.

3655 autoriza al testador a hacer el testamento "ante alguno de los miembros de la municipalidad". El art. Si el juez de paz no puede concurrir. Se trata de un testamento que.C. "ante el juez de paz del lugar y tres testigos residentes en el municipio". en principio. El art. Por ello se ha denominado también testamento notarial o testamento abierto.). en presencia de testigos. No exige fórmulas solemnes o sacramentales. En cuanto a la del mudo. no debe haber intervención de extraños en el acto. el art. Puede ser redactado en cualquier idioma. no habiendo escribano en el distrito de la municipalidad donde se otorgare el testamento. 3639: "el testamento ológrafo para ser válido en cuanto a sus formas. Las cartas por expresas que sean con respecto a la disposición de los bienes. Por miembros de la municipalidad deben entenderse el intendente municipal o representantes ante el Consejo Deliberante. según lo dispuesto en el art.C. no pueden formar un testamento ológrafo (art. sino también respecto de terceros. 3654 y ss. La incapacidad del sordo se debe a que no puede escuchar la lectura del testamento. 3648). Sin embargo en los pueblos de campaña y en la campaña. No necesita la presencia de testigos ni la intervención de oficial público. requisito ineludible según los términos del art. Constituye la forma más cómoda y más simple de testar. éste debe ser hecho. cumplidas las formalidades específicas (art. por contraposición al testamento cerrado. Se incluyen a los analfabetos pero se excluyen a los sordos. ya que el otorgante puede redactarlo en el momento más conveniente. Vélez se limitó a copiar las disposiciones del derecho francés. 2) Testamento por acto público.)". Es aquel en el que el testador entrega por escrito o dicta a un escribano público. que asumen el carácter de oficial municipal (art. ya que su otorgamiento y contenido se hacen públicos desde el día del acto. 3654 establece que el testamento "debe ser hecho ante escribano público y tres testigos residentes en el lugar". La falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su sentido". De acuerdo a los artículos 3639 y 3640. El testamento ológrafo debe ser un acto separado de otros escritos y libros en que el testador acostumbra escribir sus negocios. otorgar testamento. . fechado y firmado por la mano misma del testador. Art. 3689 dispone: "Si por causa de peste o epidemia no se hallare en el pueblo o lazareto. por lo tanto. las disposiciones en él contenidas gozan de fe pública no sólo de quienes intervinieron en su redacción. 3655. sus disposiciones de última voluntad a efectos de que aquél lo incluya en el libro de protocolo. Toda persona capaz puede. también en presencia de tres testigos. pero del contexto del acto debe resaltar la voluntad inequívoca de testar. mudos y sordomudos. 3658. consta en escritura pública y. CLASES DE TESTAMENTOS 1) Testamento ológrafo. debe ser escrito todo entero. y sus previsiones permanecen en secreto. 3690). son las disposiciones de última voluntad.

No conociéndose el domicilio del testador en la República." La ley 4. El testamento debe ser leído por el escribano en presencia de los testigos. 3) Testamento cerrado. y dos testigos argentinos o extranjeros. o un cónsul. designar el lugar en que se otorga. siempre y cuando lea y se redacte en escritura Braile. para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio. si el testador no supiese firmar. El escribano debe expresar esta circunstancia. El testamento consular está autorizado por el art. puede otorgar testamento cerrado". existen ciertas limitaciones. domiciliados en el lugar donde se otorgue el testamento. y éste. un encargado de negocios. con las demás solemnidades prescritas para los testamentos por acto público". 85). Se admite la firma a ruego. redactándose en su cubierta un acta que hace constar esa expresión. En este supuesto. que deben verlo. El ciego. defunciones. el nombre de los testigos. el art. por un argentino. el testamento será remitido por el ministerio de Relaciones Exteriores a un juez de primera instancia de la Capital para su incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe. Debe ser firmado por el testador. puede firmar otra persona o uno de los testigos. El sordo puede otorgar testamento cerrado. si ha hecho el testamento. En cuanto a los mudos. ante un ministro plenipotenciario del gobierno de la República. Es también llamado místico. su . En tal caso. 3637 prevé la protocolización y seguridad del testamento consular: "El jefe de legación. en este último supuesto al menos dos testigos deben saber firmar. su residencia y edad. En cuanto a la capacidad para otorgar el testamento cerrado.712. Es necesario que el testador sepa leer y que tenga la plena seguridad de que el contenido del pliego constituye su genuina voluntad. El art. en presencia de testigos. celebrados o extendidos a bordo y remitirá copia auténtica a la autoridad competente" (art. Constituye un instrumento público. De dicha lectura debe dejarse constancia de que fue hecha al testador en presencia de los testigos. abonando la firma del jefe de la legación o del cónsul en su caso. al organizar las funciones consulares. otorga a los cónsules la facultad de autorizar los mismo actos que en nuestro país se realizan ante escribanos públicos. o si sólo ha recibido por escrito las disposiciones". Es el que el testador presenta al escribano en pliego cerrado. y a falta de éste. el cónsul. El código aeronáutico establece: "El comandante de la aeronave registrará en los libros correspondientes los nacimientos. o por un extranjero domiciliado en el Estado. bajo pena de nulidad del testamento. su fecha. teniendo el instrumento el sello de la legación o consulado. 3636: "Es válido el testamento escrito hecho en país extranjero. ocurridos. o ante el jefe del lazareto.escribano ante el cual pueda hacerse el testamento por acto público. es también secreto ya que la voluntad del testador se encierra bajo la cubierta que ha de abrirse a su muerte. el escribano y los testigos. remitirá una copia del testamento abierto o de la carátula del cerrado." "El escribano debe. 3668 dispone: "El que sepa escribir aunque no pueda hablar. al Ministro de Relaciones Exteriores de la República. manifestando que éste contiene su testamento. matrimonios y testamentos. lo remitirá al juez del último domicilio del difunto en la República. podrá hacerse ante un municipal.

por lo que el acta no da fe acerca del contenido del sobre o pliego. expresando que lo contenido en aquél pliego es su testamento. La entrega y suscripción del testamento cerrado no puede estar interrumpida por ningún otro acto extraño. y. El testamento cerrado que no pudiese valer como tal por falta de alguna de las solemnidades que debe tener. será firmado por el testador y por todos los testigos que puedan hacerlo. que se llevan a cabo en condiciones que impiden cumplir los requisitos corrientes. Constituyen actos de emergencia. los que son dispensados por ese motivo. que deben ser justificados por la nota al precepto. día. El pliego interior debe contener la escritura y la firma. 4) Testamentos especiales. si estuviere todo él escrito y firmado por el testador. ya que no se establece en ninguna norma. como también el lugar. Este se entrega a un escribano público en presencia de cinco testigos residentes en el lugar. Son actos transitorios. 3671). debiendo redactar el testamento de puño y letra como lo establece el precepto mentado. En nuestro derecho existen dos clases de testamento especiales: el marítimo y el militar. Una vez abierto deberá ser protocolizado para adquirir el carácter de instrumento público. El testamento se entrega ya cerrado al escribano en presencia de testigos. a cuyo vencimiento caducan. salvo el caso del otorgante mudo. limitados a un período dado. La ley prevé formas extraordinarias de testar. El acta que se extiende sobre la cubierta del sobre o pliego. valdrá como testamento ológrafo. de los testigos. . firmará por él otra persona o alguno de los testigos. sino sólo de las declaraciones del testador que afirma que dicho sobre o pliego contiene su testamento. El escrito puede no ser de puño y letra. y por los que no puedan los otros a su ruego. Si el testador no pudiere hacerlo por alguna causa que le haya sobrevenido. En el caso de que el testador dejase en depósito o custodia el testamento en poder del escribano. Pero cuando han cesado las circunstancias especiales y transcurrido un término prudencial. a ponerlo en noticias de las personas interesadas. el nombre. El escribano debe expresar al extender el acta en la cubierta del testamento. No se requiere la fecha.incapacidad la reemplaza con la aptitud de escribir. valdrá la fecha del acta labrada contenida en la cubierta. el acto carece de eficacia. pero nunca serán menos de tres los testigos que firmen por sí. a no ser por breves intervalos cuando algún accidente lo exigiere. y del que hubiere firmado por el testador. mes y año en que el acto pasa. apellido y residencia del testador. éste está obligado cuando muera el testador. ya que se tomará válida para todos los efectos la del acta notarial que se extenderá en la cubierta. ya mencionado. siendo responsable de los daños y perjuicios que su omisión les ocasione (art. en caso de no estar fechado. El testamento cerrado puede quedar en poder del escribano o del testador.

Debe otorgarse durante la navegación. el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento. los voluntarios. o ante el auditor general y dos testigos. Si el buque volviese a la República. En caso contrario. Se requiere que el militar integre una expedición militar. el testamento valdrá como si hubiese sido otorgado en la forma ordinaria. antes de volver a la República. a su respecto. navegue por mar o fluvialmente. En el derecho romano. El testamento será custodiado entre los papeles más importantes del buque. En el derecho moderno. los hombres de ciencia agregados a la expedición. o ante un intendente del ejército. las circunstancias del art. en buque mercante. si en la época que se otorgó se hallaba el buque en puerto en donde hubiese cónsul de la República (art. El testamento militar otorgado en cualquiera de las circunstancias que autorizan a testar de esta forma. aunque sea de grado inferior al de capitán. El art. para los efectos que se ha dispuesto respecto al testamento militar. 3672. Es el que se permite otorgar a bordo de un barco. el testamento militar no conserva ese carácter. arribare a un puerto extranjero en que haya un agente diplomático o un cónsul argentino.a) Testamento militar.REVOCACION DE LOS TESTAMENTOS . 3680). b) Testamento marítimo. los vivanderos. y. Si el testador estuviese enfermo o herido. El testamento debe designar lugar y fecha en que se hace. el cual no se considerará el bajar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque. y sin que el embarcado deba pertenecer a su dotación. 3672). ante el oficial del que depende. Requiere la presencia de tres testigos. para que lo remita a iguales efectos al Ministerio de Marina. o en una plaza sitiada. ya que no se reputará hecho en el mar. y se hará mención de él en el diario de navegación (art. podrán testar ante un oficial que tenga a lo menos el grado de capitán. 3685). o en un cuartel o guarnición fuera del territorio de la República. los milites gozaban de un fuero particular que les permitía testar bajo determinadas formas. lo entregará al capitán del puerto. Tendrá validez sólo cuando el testador hubiese fallecido antes de desembarcar o dentro de los noventa días siguientes al desembarco. y los demás individuos que van acompañando o sirviendo a dichas personas. el cuerpo de intendencia. podrá testar ante el capellán o médico o cirujano que lo asista. En buque de guerra actuará como autorizante el comandante. 3681 dispone: "Si el buque. hallándose en un destacamento. rehenes o prisioneros.". los cirujanos militares. su segundo o el piloto. caduca de pleno derecho si el testador sobrevive después de los noventa días siguientes a aquel en que hubiesen cesado. se hará ante el capitán. Contempla las hostilidades con el extranjero y guerra civil. y sólo se autoriza esa forma testamentaria en caso de guerra (art. y asimismo. sea de guerra o mercante bajo la bandera argentina. y el agente lo remitirá al Ministerio de Marina. los capellanes. 6 .

cancelación o destrucción del testamento ológrafo (art. hasta el día de la sentencia que declare la nulidad. 3833). habrá revocación. a las cuales la ley les imputa el significado de extinguir la disposición testamentaria. 3826). no subsistirá como tal al momento de la apertura de la sucesión y por efecto de la nulidad deberá considerárselo no celebrado en relación a ese momento. rotura por el testador del pliego que encierra un testamento cerrado (art. CLASES a) Revocación por matrimonio. La ley supone que por el solo hecho de las nupcias ha cambiado la voluntad del testador. "Todo testamento hecho por persona que no esté actualmente casada. de aquellos supuestos previstos por la ley de los que se infiere la insubsistencia de la voluntad expresada en el testamento no revocado expresamente: nuevo testamento que contiene cláusulas o disposiciones incompatibles con el anterior (art. 3838). excepto que la nueva manifestación contuviera una confirmación expresa. y la liberalidad sólo recobrará su eficacia si existe una nueva manifestación testamentaria del causante. anteriormente otorgado por el mismo testador. se produce como resultado de circunstancias independientes de la voluntad del testador. En cuanto a sus consecuencias. queda revocado desde que contraiga matrimonio" (art.REVOCACION Y CADUCIDAD Para la eficacia de la disposición testamentaria es menester que el testador haya perseverado en la manifestación de voluntad hasta su muerte. Contrariamente. 3828). no necesita ser expresa ni requiere que ambas manifestaciones fueran contrarias o incompatibles. según el cual todo testamento posterior revocaba al anterior. puesto que tiene vocación hereditaria. si por las circunstancias del caso aparece indudable la voluntad del otorgante en el sentido de mantener la eficacia de las disposiciones . en cambio. el supérstite de buena fe podrá hacer valer la revocación del testamento otorgado por el causante. Teniendo en cuenta que respecto al contrayente de buena fe el matrimonio anulado produce. es declarado nulo. 3836). La revocación expresa supone una declaración hecha en testamento posterior. con posterioridad. la tácita. Si el testador ha celebrado matrimonio. ya sea en forma expresa o tácitamente. deberá distinguirse según exista o no buena fe en el supérstite. Pero si la nulidad se decretara después del fallecimiento del testador. Si la cambia. si al momento de la apertura de la sucesión no se había dictado la sentencia. y éste. b) Revocación por testamento ulterior. la revocación extingue definitivamente la disposición. todos los efectos del matrimonio válido. Esta presunción de nueva voluntad del testador. Nuestro Código Civil adoptó el sistema patrio. la caducidad de la disposición no obsta a que ésta recobre su eficacia si desaparece el motivo que determinó su extinción. "La redacción de un testamento no importa necesariamente la revocación de otro no mentado en aquel. La caducidad. antes de la celebración. enajenación de la cosa legada (art.

redacte su testamento en varios ejemplares y los deposite en lugares distintos. c) Revocación por cancelación o destrucción. lejos de asemejarse a la normativa del Código. obra legítimamente y no incurre. El Código Napoleón mantuvo la diferencia entre el heredero propiamente dicho y el instituido en tal por el causante. tiene vocación al todo y su responsabilidad puede extenderse ultra vires. los herederos instituidos o los legatarios no serán admitidos a probar las disposiciones que el testamento contenía". Los romanos llamaban heredero tanto al que tenía su llamado de la ley como al instituido por una disposición de última voluntad. mientras no se hubiesen destruido o cancelado todos sus originales". El art. el art. conforme al concepto romano. 7 EL SUCESOR HEREDERO Y LEGATARIO Nuestro Código establece dos categorías de sucesores mortis causa: los herederos y los legatarios. importa la revocación del testamento. Es posible que el testador. mientras no se pruebe lo contrario". concepto acuñado por los juristas franceses. 3279 dice que el heredero es el llamado a recibir la sucesión y. y no del testador. Este. por tanto en responsabilidad delictual. a un tercero. el testamento no queda revocado. En cuanto al testamento cerrado. cuando no existe sino sólo un testamento original. mediante mandato. Para el derecho francés hay cuatro clases de sucesores: a) el heredero propiamente dicho. El art.primitivas". 3836 dice: "La rotura hecha por el testador del pliego que encierra un testamento cerrado. La cancelación o destrucción debe ser fruto de la decisión del testador. previniendo fraudes. 3835 dispone: "Cuando un testamento roto o cancelado se encuentra en la casa del testador. Cancelación o destrucción del testamento ológrafo. Distinta solución ofreció el derecho medieval. 3837 establece: "Si el testamento hubiese sido enteramente destruido por un caso fortuito o fuerza mayor. Si fuesen varios. El heredero es un sucesor universal. donde no se admitía otra posibilidad de heredero típico que la de aquel que procedía de la sangre. llamado legatario universal. se presume que ha sido roto y cancelado por él. hecha por el mismo testador. si pueden conocerse exactamente las disposiciones que contiene. o por otra persona de su orden. el art. aunque el pliego del testamento quede sano y reúna las formalidades requeridas para los testamentos ológrafos". continúa la persona del causante. quien puede realizarla personalmente o delegarla. 3833 dice: " La cancelación o destrucción de un testamento ológrafo. al ejecutar el mandato. El art. que corresponde a nuestro heredero . no tendrá efecto revocatorio por resultar ajenas a la voluntad del testador. Cuando la cancelación o destrucción del testamento obedezcan a alteraciones por accidente o hecho por un tercero. Para la prueba de la autoría. b) el legatario universal. importa su revocación.

c) el legatario a título universal. "El heredero debe cumplir las obligaciones que gravan la persona o el patrimonio del causante. que corresponde a nuestro legatario de parte alícuota y d) el legatario a título singular. El conjunto de cuotas abstractas integra el todo ideal sobre el que recae el objeto de la adquisición hereditaria. que va a recibir un objeto determinado y cuya responsabilidad habrá de extenderse únicamente al valor de la cosa legada. . hay que preguntarse: ¿qué sucedería si las otras disposiciones del testamento caducaran? ¿Pasan a esa persona. Hay una comunidad hereditaria. quedando dentro de la órbita de su institución? Entonces es heredero.instituido. Nuestro Código ha ubicado el legado de cuota en una posición autónoma.Del legatario: legado (es la atribución patrimonial mortis causa que hace el causante en el testamento a favor de alguien). Adquisición . ya sea una cuota parte del conjunto de los bienes. es sucesor si adquiere lo que se le legó.Del heredero: la sucesión universal implica la indivisibilidad del patrimonio del causante. y la ausencia de una regulación suficiente torna muy difícil la tarea del intérprete. a mitad de camino entre la institución de herederos y el legado particular. o en una parte de ellos con vocación eventual al todo. Legatario: es un adquirente. Los legados no se pagan hasta que no se pagan las deudas. el cual se muestra como un sucesor singular que no va a continuar la persona del causante. Habiendo el acreedor aceptado al heredero como deudor no hay interés recursivo ni legal que justifique la extensión de la condena al titular de registro fallecido porque el heredero continúa la persona del difunto y es propietario acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario acreedor o deudor. Si hay más de un heredero cada uno tiene vocación al todo. y el acreedor goza contra el heredero de los mismos medios de ejecución que contra el difunto". La otra categoría claramente definida es la del legatario. ya sea un bien particular. INSTITUCION DE HEREDEROS La institución de heredero es la disposición testamentaria por la cual el causante llama a una persona para sucederlo en la universalidad de los bienes. En cuanto si lo que se le da. no sólo adquisiciones. no va a confundir su patrimonio con el de aquel. Cuando se trata de una cosa determinada el legatario es propietario de ella desde la muerte del testador aunque no tenga la posesión de la misma. para saber si una persona es heredera. DIFERENCIAS Heredero: como sucesor puede hacer adquisiciones o pérdidas. Indivisibilidad de la adquisición (consecuencias): el título hereditario es indivisible y la gestión de la comunidad hereditaria también. Las escasas normas referidas a él están lejos de ser claras. Recae sobre bienes particulares. la que se pedirá al heredero o albacea encargado de cumplir los legados. queda siempre igual y . Según Fornieles.

Los derechos y obligaciones que integran esa esfera jurídica o ese universo no son estáticas. en cuanto a las relaciones de hecho que se producen entre las personas. . patrimonio colectivo o corporativo. multiplicándose geométricamente conforme sea la velocidad de relaciones que tienen una persona. Para poder estudiar el Patrimonio y establecer una definición mas preciso. patrimonio de la humanidad. Una de las tareas más difíciles es definir el Patrimonio. o que el heredero debe adquirir. sino que es dinámica porque en cada momento de la vida se están haciendo presente. Entre las categorías de sucesores (herederos y legatarios) se encuentra el legado de cuota. que son los patrimonios separados. encontrar en la doctrina ensayos que apelan a las definiciones negativas. La gran variedad de hipótesis que posibilitan los legados particulares impide formular una definición precisa de ellos. expresando lo que el legado particular no es. No es extraño. Introducción En las relaciones Jurídicas existen derechos y obligaciones. 3. por medio del cual un sujeto le puede exigir a otro el cumplimiento de un determinado deber. y otra es el patrimonio mismo. No es fácil desligarlo del tema como capacidad patrimonial que es la legitima posibilidad que tiene el sujeto de adquirir derechos y obligaciones de carácter patrimonial. entonces. la clasificación del patrimonio. sin especificación concreta de cuáles le corresponden. que tiene lugar cuando el testador realiza una disposición testamentaria por la cual deja al legatario una parte proporcional de su herencia. es necesario establecer las teorías que tratan acerca del patrimonio. Esto se debe a que hablar de el patrimonio involucra discutir sobre las diversas acepciones del concepto. 1. que es el conjunto de los derechos y obligaciones patrimoniales de los cuales es titular una persona. que va actuar o bien como parte activa o bien como parte pasiva y de acuerdo a la posición que le toque asumir se creara derechos y obligaciones que tienen carácter económico y son susceptibles de ser valorados en dinero y aptos para la satisfacción de necesidades económicas. no hay institución de herederos sino legado. LEGADO a) Legado de parte alícuota. el patrimonio autónomo y que es la responsabilidad patrimonial en cuanto a los diferentes mecanismo de acción que tiene. no existen para estar y contemplar. que va desde la concepción jurídica estricta pasando por el contable y económico hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural.no experimenta aumento o disminución por la alteración de las otras disposiciones. En estas relaciones jurídicas va ha existir un común denominador que va ha ser la persona. b) Legados particulares. Podemos decir que es la disposición testamentaria por la cual se llama al beneficiario uno o más objetos singulares que existen en la herencia.

El Patrimonio se encuentra integrado por tres elementos: a. subjetivista o personalista del patrimonio se debe a Aubry y Rau. El patrimonio queda conformada como una universalidad existencial transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas naturales. Así como también algunos autores opinan que el patrimonio " no es un conjunto de objetos o de cosas. o en cartera en el mundo de las sociedades y entes colectivos. algo o alguien que en su universo propio que las detente.Su composición como conjunto unitario de derechos y de obligaciones: Entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y obligaciones conectados. y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos (activos y pasivos).. porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. en su tratado de Derecho civil. esta es una posición activa. El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas. sea persona natural o jurídica. Para Aubry y Rau el patrimonio es el conjunto de las relaciones jurídicas de una persona. Tomando en consideración tanto aspectos que envuelven a este concepto e considerado tomar una definición bastante completa que explica muy claramente lo que es el patrimonio. quienes la elaboraron en base a los artículos del Código Napoleónico que corresponden a los artículos 1863 y 1864 de nuestro código civil. Existen diversas y variadas acepciones del concepto de "patrimonio".Su significación económica y pecuniaria. con su muerte. que va desde el concepto jurídico estricto. unidos entre si por algún elemento de hecho o de derecho afectados a un fin determinado. Teorías que tratan acerca del patrimonio Teoría Clásica o del Patrimonio de personalidad La forma originaria de la teoría clásica. corporativo etc. Concepto del patrimonio El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés tanto desde el punto de vista teórico. para que conceptualmente se entienda la existencia de un patrimonio jurídico. relaciones jurídicas valorables en dinero. o de la persona jurídica con la caducidad de su existencia o su extinción forzada por quiebra u otros elementos. por el contrario si se tiene la obligación o el deber se es deudor y se esta en una posición pasiva. valorables en dinero. como el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona. patrimonio de la humanidad. b. porque el derecho patrimonial siempre esta referido a un bien valorado en una cantidad determinada. Si se tiene el derecho es acreedor o titular potestativo de un crédito. forman el contenido del patrimonio: Es decir. consideradas como una universalidad jurídica y ligadas entre si por estar . que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria. c. 3. puntualizándolo de esta manera.2. ya que solo las relaciones jurídicas de carácter pecuniario (derechos reales. sino un conjunto de relaciones: derechos y obligaciones (Messineo)". como desde el punto de vista practico. no se extingue por la extinción vital de la persona. pasando por el contable y económico hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural. no es menos cierto que..Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas: porque para que exista derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas. en cualquier ámbito.. patrimonio colectivo. derechos de crédito). en tanto que para Betti el patrimonio es "el conjunto de las posiciones jurídicas activas apoyadas en un sujeto".

durante la vida de la persona. caso por el cual para el derecho la indemnización si forma parte del activo del patrimonio. valorables en dinero de los que puede ser titular una persona. los derechos de crédito y los llamados derechos de propiedad intelectual e industrial. así. Quedan fuera del activo del patrimonio los derechos políticos o públicos. que puede ser sustituidas por otros bienes.Algunos autores niegan la tesis de que solo las personas pueden tener patrimonio con el argumento de que si todas las relaciones jurídicas de una persona forman un todo no es porque el elemento unificador sea voluntad de la persona del titular sino que la unificación proviene del hecho de que todas esas relaciones están afectadas a la satisfacción de las necesidades de esa persona. Desde diversos puntos de vista se critican las afirmaciones de la teoría clásica en torno a la vinculación entre patrimonio y personalidad. Para los exponentes de esta teoría el patrimonio tiene tres características fundamentales : a.El pasivo lo constituye tanto las obligaciones como las cargas o gravámenes que pesen sobre los bienes de la persona de que se trate. Señalan los clásicos. disminuir. esto significa que el patrimonio constituye una unidad abstracta distinta de los derechos y obligaciones que lo componen. de que una persona sin bienes conserva su patrimonio y que este consiste en su aptitud para adquirir bienes en el futuro. los derechos de la personalidad y al menos la mayor parte de los derechos familiares. b.El Patrimonio es una Universalidad Jurídica: Es decir que los bienes y obligaciones contenidas en el patrimonio forman lo que se llama una universalidad de derecho.El activo esta conformado por todos los derechos presentes y futuros. La subrogación real es el resultado de la fungibilidad de todos los elementos del activo. . que cuando el titular del patrimonio enajena un bien.-En el mismo sentido se alega que la replica de la doctrina clásica. desaparecer enteramente y no así patrimonio que queda siempre el mismo. En consecuencia para la Teoría Clásica el patrimonio comprende tanto un activo como un pasivo: . surge una especie de subrogación. . en el sentido de que otro bien va a ocupar el lugar que antes ocupaba el bien enajenado. a.sujetas a la voluntad de una misma persona. Tales derechos forman parte del patrimonio incluso en los casos en que no son susceptibles de ejecución forzosa o no son transmisibles por herencia siempre que uno u otro caso tengan carácter pecuniario. son fungible. las cosas en si misma no forman parte del patrimonio sino que los componentes del activo son la propiedad y demás derechos reales. Aunque Aubry y Rau no lo aclaran. Es de observar que la violación de tales derechos puede imponer al autor de la misma un deber de indemnizar pecuniariamente. Para los clásicos la finalidad patrimonio reside en la satisfacción de los acreedores del titular de este patrimonio de modo que el deudor responde con todo su patrimonio y con los bienes presentes y futuros habidos y por haber. Para esta corriente los derechos y obligaciones de una persona giran sobre su patrimonio en el que forman una masa patrimonial.. el precio de la cosa reemplaza el bien enajenado y la cosa adquirida por el comprador sustituye el lugar del dinero entregado en pago. Para ello los bienes que integran el activo patrimonial. Esta subrogación es una ficción de derecho.. Estos pueden cambiar.

Teoría alemana o del Patrimonio de afectación La teoría alemana u objetivista del patrimonio.Critican a la teoría clásica el hecho de excluir del patrimonio los bienes y derechos no valorables en dinero.La réplica consistían en llamar patrimonio a lo que solo puede llamarse capacidad patrimonial. pero no es un simple atributo de esta. de modo que al lado de los patrimonios con sujeto o personales.En torno a la teoría clásica sobre la subrogación real se hace énfasis en que las mismas explican la razón de que el deudor responde de sus obligaciones con sus bienes habidos y por haber. e.Que la indivisibilidad del patrimonio es una noción estrecha que impediría constituir patrimonios separados del patrimonio general para el cumplimiento de ciertos fines. pero en cambio. Es la persona que contrae las obligaciones. El patrimonio se funda en la idea de la personalidad. que destaque la afectación común a un fin como elemento unificador del patrimonio y admite la indivisibilidad del patrimonio. independientemente de quien sea el titular de dicho conjunto.. existen varios que no lo son ejemplo: los derechos de abuso . habría patrimonio sin sujeto entre los cuales se suele citar la herencia yacente. d. no nació de las críticas a la teoría clásica del patrimonio sino de elaboraciones propias de la doctrina romanista y pandectista alemana. Por otra parte mientras la regla general es que los derechos pecuniarios son transmisibles y además disponibles. la única realidad concreta son las relaciones jurídicas singulares.Que esa noción sólo se justificaría porque dichos bienes y derechos son inejecutables por parte de los acreedores pero que de ser lógicos habría entonces que excluir también bienes y derechos valorables en dinero por excepción legal no son susceptibles de ejecución forzosa y que la lesión de esos bienes y derechos no valorables en dinero pueden engendrar el derecho a una indemnización pecuniaria. c. quienes cierre y ejerce los derechos. . En este sentido alegan. sin que sea necesaria la existencia de una persona a quienes todos ellos pertenezcan. la herencia dejada a un concepturus y las fundaciones. Esa afectación común basta para mantener unidos los diversos elementos del patrimonio. De ambos argumentos derivaron los críticos separar tajantemente los bienes y derechos valorables en dinero de los que no lo son. Existe cierta relatividad en el concepto del patrimonio. se considera inadmisible la opinión de quienes independizan totalmente las generalidades de patrimonio y personalidad. Sus principales exponentes son Brinz y Bekker. f.. y quién puede decir su responsabilidad a otra. Es imposible prescindir de la persona como centro de unidad de las relaciones jurídicas patrimoniales. En el aspecto positivo de alaba a la teoría alemana. Tampoco puede admitirse la idea de que los bienes son los que dan unidad al patrimonio..-Se insiste también en la insuficiencia de la explicación de la transmisión del patrimonio mortis causa con lo cual queda impugnada la tesis de la intransmisibilidad del patrimonio. La teoría alemana es el vínculo que unifica a los diversos elementos del patrimonio es su común afectación a un fin. No puede admitirse que un conjunto de relaciones jurídicas pueda ser afectado a una misma finalidad.

que se constituyan núcleos específicos de bienes que van a responder de obligaciones determinadas y que no garantizan las cargar incluidas en el patrimonio general del sujeto. Los bienes del patrimonio separado no van a responder de las obligaciones de las cargas. para evitar perjuicios a determinadas personas o para cualquier otro propósito que considere digno de proteger en esa forma.Atribuir o de reserva ciertos bienes con un determinado destino exclusivo. En nuestro Derecho Civil a diferencia del Derecho Mercantil no existen procedimientos de ejecución universales o sea que abarque a todo el patrimonio sino que el acreedor debe limitarse a ejecutar uno o más bienes del deudor consideradas "uti singulis". También tiene valor muy relativo los caracteres que al patrimonio señala la doctrina clásica lo que no es de extrañar porque dichos caracteres fueron reducidos de la falsa premisa de que el patrimonio es un atributo de la personalidad. porque constituyen núcleos de obligaciones y derechos también pertenecientes al sujeto jurídico al cual corresponden las demás obligaciones y derechos que constituyen el patrimonio general.. que si el concepto del patrimonio abarca a ambos.. el hogar. En virtud de esta disposición. el activo no forma parte del común de los acreedores. sólo tienen un valor muy limitado. con exclusión de otros acreedores. con todos los bienes habidos y por haber.y habitación. En efecto.Reservar a un determinado grupo de acreedores un conjunto de bienes sobre los cuales puedan satisfacerse. 4. . si bien es cierto que la sucesión mortis causa comprende tanto del activo como el pasivo. de modo que queden desligados de cualquier otra finalidad. pero están segregados de este patrimonio general. es innegable que en más de un punto son regulados de manera diferente. el deudor responde de las obligaciones que contrae. Se llaman patrimonios separados. Hasta la doctrina clásica admite la transmisión del patrimonio por causa de muerte y si bien la indivisibilidad del mismo puede considerarse una regla generalmente conveniente. Los patrimonios separados son facilitadores de la vida social y económica que permiten de esta manera un flujo mayor de la actividad económica pues garantizan por una parte el cumplimiento de obligaciones determinadas y por la otra permiten compromisos más allá del patrimonio general. para que cumplan la función de: 1. 2. y la separación existente por virtud de la responsabilidad que los afecta. Los patrimonios separados han sido creados. Sin embargo para fines especiales la ley permite. Las regulaciones jurídica del activo y del pasivo del patrimonio. el patrimonio es uno solo. no es una derivación lógica y necesaria del concepto del patrimonio puesto que la ley puede permitir la existencia de patrimonios separados cada vez que lo considere conveniente para facilitar el comercio. que tiene el patrimonio general. Patrimonios Separados Esta institución del patrimonio separado está regulada por nuestra legislación de acuerdo con el artículo 1864 del código civil. son tan diferentes entre si. es decir con todos sus bienes presentes y futuros. porque la persona no puede separar bienes que son de su propiedad a una especie de entidad distinta que los exima de la eventual ejecución por parte de sus acreedores ya que todos sus bienes son la prenda común de los acreedores. en oportunidades de excepción.

surgirá de inmediato la confusión patrimonial. Clasificación de los Patrimonios Patrimonio de destino o administración Es un patrimonio de tipo excepcional. por eso el patrimonio. excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores. El patrimonio del Quebrado: El cual divide la regulación de los bienes en etapas definidas a partir de la declaración. en tanto que los sobrevenidos a esa fecha no afectan el patrimonio declarado judicialmente. Este patrimonio puede ser de dos especies: destino propiamente dicho y de liquidación. El hogar legalmente constituido: conforme al artículo 632 del código civil vigente. esta masa de bienes se encomienda a un administrador que lo mantiene y salvaguarda hasta tanto se ha conocido el titular de los derechos del patrimonio. el cual puede constituirse en favor de personas que exista en la época de su institución o constitución. En este caso existe un titular interino que esta al servicio de un fin.La destinación aún fin jurídicamente válido. dejará de ser tal para integrar el patrimonio personal de alguien. Si se recibe la herencia en forma pura y simple.Los principales patrimonios separados son: y y y y y La herencia aceptada a beneficio de inventario: Para evitar la confusión de los patrimonios: el del causante y su heredero. Los bienes constituidos en fideicomiso: Conforme a normas especiales contenidas en las leyes financieras. mediante el cual una persona puede constituir un hogar para sí y para su familia.-La temporalidad de la situación que lo ha originado. Muy distinto si se recibe a beneficio de inventario. Se entienda como hogar un conjunto de bienes destinados al uso disfrute exclusivo de la familia. c. desligado de la relación de dependencia con ningún titular. El patrimonio del menor no emancipado pero que vive independientemente: En este caso existe el patrimonio del menor adquirido por herencia.-La vigilancia y conservación a que se somete durante todo el tiempo que sea necesario y mientras dure la situación que le dio origen. excluido de la responsabilidad patrimonial del sujeto que lo ha constituido. b. de manera que el heredero deberá satisfacer a los acreedores del causante con su propio patrimonio (en caso de que el caudal del hereditario no bastare para cubrir las obligaciones del causante). que lo califica de manera expresa "como excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores". legado o donación que administran los padres en ejercicio de la patria potestad y el patrimonio adquirido a fuerza del trabajo personal el cual puede personalmente administrar. .-Durante la provisionalidad. esta destinado a un fin exclusivo o cometido especial y que no pase a responder con los bienes personales de las obligaciones que gravan la masa hereditaria. con lo cual el patrimonio afectado de fideicomiso solo responde de las cargas impuestas por el fideicomitente. fue superada esta. así aceptado. 5. con lo cual señalan la existencia de una masa de bienes (hogar) distinguido del patrimonio. El hogar es un caso característico de patrimonios separados de nuestra legislación tiene muchos intereses la forma de expresión del artículo 632 del código civil. por medio del cual ese patrimonio responde solo de los pasivos existentes al momento de la declaratoria. en la ley especial y en el documento constituido.. el cual se caracteriza por: a. los patrimonios se mantienen separados. d.

el cual reza de la siguiente forma: "Se presume que pertenece a la comunidad todos los bienes existentes mientras no se pruebe que son propios de algunos de los cónyuges". y dictar cuales quieras otras providencias necesarias a la conversación de su patrimonio". Cualquier sujeto aun desprovisto de bienes o con todos sus bienes afectados... no tiene herederos o los que existían han renunciado a dicha herencia. tal como lo establece el artículo 419 del código civil." -Patrimonio de Liquidación: plantea los casos del patrimonio del comerciante fallido en espera de repartirse entre los acreedores por el patrimonio de la persona jurídica en vías de liquidación. De la misma manera la herencia yacente en espera de alguien que acredite derechos sobre ella. Patrimonio Colectivo La principal característica de este tipo de patrimonio es que la titularidad de los mismos corresponden a más de una persona.. Hay quienes denominan a este especie patrimonial como "teoría de los derechos sin sujetos ". nombrar quien represente al ausente en juicio. Por otra parte. El Patrimonio Autónomo Es aquel que tiene vida propia sin necesidad estar vinculado a un sujeto de derecho. un ejemplo típico de ello es la comunidad de bienes en el matrimonio. en espera de repartirse entre los socios que constituyen la persona jurídica. como se sabe la herencia yacente es aquel patrimonio hereditario en que se ignora quién es el heredero.Patrimonio de destino propiamente dicho: es el caso del ausente mientras el fallecimiento no haya sido declarado legalmente. ninguno de los titulares tiene un derecho específico sino que todos unitariamente ejerce un derecho general sobre todos y cada uno de los elementos que constituyen el patrimonio. el juez puede . en este caso. o en las liquidaciones o particiones en que el ausente tenga interés. establecido en el artículo 164 del código civil. 6. Patrimonio Residual El patrimonio residual es aquel en el cual el titular del patrimonio afecta algunos bienes a un fin específico o cometido especial. el patrimonio residual se confundiría con el patrimonio general o personal. cuando el titular no ha afectado a favor de los patrimonios separados.. "Si sea instituido el heredero bajo una condición suspensiva. Para muchos esta figura no tiene posibilidad existir en nuestro derecho pero para otros una muestra clara es el de la herencia yacente ejemplo del patrimonio autónomo. es titular de un patrimonio residual en potencia. en la formación de inventarios o cuentas.. El patrimonio del nasciturus (sujeto no nacido todavía) previsto en los artículos 922 y 925 del código civil. por lo tanto es único e indivisible. " Mientras la ausencia es solamente presunta. la cual aparece consagrarán artículo 1060 del código civil vigente. .. son un conjunto de derechos y obligaciones que no está imputado a una persona determinada. como lo dispone del artículo el artículo 1060 del Código civil. se nombrará administrador a la herencia hasta que se cumpla la condición hubo hasta que haya certeza de que no puede cumplirse. " Cuando se ignora quién es el heredero o cuando han renunciado los herederos testamentarios o ab-intestato la herencia se reputa yacente y se preverá a la conservación y administración de los bienes hereditarios por medio de un curador".

organizándose autónomamente gracias a este fin de la afectación existe un elemento que sirve de cohesión a los distintos elementos que conforman el patrimonio. El patrimonio se define en razón del destino( patrimonio. que nuestra legislación no comparte ya que considera inadmisibles que se admite la existe de derechos en sentido subjetivos y deberes jurídicos que no estén imputados a una misma persona jurídica. Para esta corriente que configura al patrimonio como una emanación de la personalidad ha de considerarse como una universalidad jurídica. de la noción de personalidad. sino más bien como un conjunto de bienes que persigue un fin judicialmente tutelado. Se considera una aberración pensar en una transmisión total o en una enajenación del patrimonio como tal porque. 7. La diferencia de este tipo de patrimonio y el anterior reside. al separar la noción del patrimonio. bienes éstos que se han salido del patrimonio de los socios. esos derechos en virtud del nexo que entre existe respecto a las obligaciones . La Responsabilidad Patrimonial Es el patrimonio que se considera objetivo sin calificación alguna. que es divisible. Al ser objetivo el patrimonio no que le impone. que es el sujeto titular. se tiene que el patrimonio estimado en forma objetiva. en este intervalo tal masa o núcleo de bienes ha de estimarse como autonomía en función de quién ha hecho el aporte y para quien se hizo el aporte. no determinándose su valor activo neto mientras no se haga efectiva su liquidación. En cuanto ha esta teoría de patrimonios impersonales o autónomos existen varias tesis de reconocidos autores. teniendo allí un deber jurídico (pasivo patrimonial). sin que nada importe la persona que lo tiene ni su personalidad. o sea. lo determinante en el patrimonio es la persona. que el patrimonio realmente constituye un emanación de la personalidad y la voluntad es el elemento que reúne los derechos y obligaciones del patrimonio. con su propio sujeto colectivo.otro señalan que son patrimonios autónomos aquellos que se encuentran en tránsito de un titular aún causahabientes particular y los últimos aplica la noción de patrimonio autónomo a las empresas en formación. en que este prototipo de patrimonio existe con finalidad propia. puesto que es su voluntad la que determina la actividad patrimonial. Lo que existe en el patrimonio es un destino económico común.afectación). en espera de un eventual reconocimiento y recayendo en el mismo autónomos derechos y obligaciones. El patrimonio está unido a la persona. significaría que alguna persona o parte quedaría sin patrimonio. que se descarta absolutamente la noción de patrimonio autónomos en el Derecho venezolano. bienes y obligaciones que posee o tenga en relación a un fin jurídico. transmisible y enajenable. pero no han ingresado al patrimonio del ente en formación. un ejemplo típico sería aquellos bienes que se deposita transitoriamente para una sociedad mercantil en formación. o una fundación. que es un conjunto de derechos. considerado por la teoría clásica del patrimonio o doctrina Alemana de Aubry y Rau. De acuerdo con esta tesis surge un nexo entre el activo y el pasivo del patrimonio. colectiva o física. por el otro. es un núcleo de bienes y débitos inseparablemente afectados a un fin económico-jurídico. las obligaciones. esto quiere decir. entendido como un conjunto de derechos y obligaciones del sujeto titular del patrimonio. dado que dicho ente está precisamente en formación. sin condición alguna o lo que es lo mismo no depende de una persona ni de la personalidad. como el patrimonio de una emanación de la personalidad por lo tanto. Contrariamente a la consideración de un patrimonio afectación surge el patrimonio personalidad. De modo. con respecto a los derechos el sujeto posee una posición de poder jurídico (activo patrimonial).

como si estuviese todavía en poder de este último. De modo que la finalidad de la acción se consagra para que los acreedores protejan el patrimonio de su deudor solicitando la revocación de actos dolosos o fraudulentos que tiendan a desintegrar dicho patrimonio. esta nueva porción activa del patrimonio entra a responder de las obligaciones procedentemente constituidas. A través del ejercicio de esta acción. poco importa que el titular del patrimonio venda parte de sus bienes. Esta revocación es parcial y se declara únicamente en su interés. El acreedor tiene derecho a embargar al tercero el bien enajenado por su deudor. Por ultimo acotare que la responsabilidad patrimonial esta condicionada al incumplimiento de un deber a cargo del deudor y como quiera que estos actos lesionan los intereses de los acreedores quirografarios. ejerciendo las acciones y resguardo de su deudor salvo las que le sean exclusivamente personal. deja de ser para el un obstáculo. Se dice que por su finalidad es una acción conservatoria. Los efectos de la acción Pauliana son los siguientes: y y El acreedor obtiene la revocatoria del acto fraudulento. y a su vez ejecutar la defensa de los derechos patrimoniales de carácter pecuniario. sino conservar el patrimonio del deudor. sólo obtiene que el pago ingrese al patrimonio del deudor. El principio de las subrogación explica la garantía general contenida en el artículo 1864 del código civil.derivando de allí la garantía que los acreedores tienen sobre el activo del patrimonio. ya que el acreedor no trata de pagarse su acreencia. La Acción Pauliana El fundamento legal esta consagrado en el artículo 1279 del código civil: "los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos". que cuando el deudor sustituye parte de sus bienes (activo del patrimonio) por otros. porque el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. Los efectos de la acción Oblicua se resumen en: y y El resultado de la acción aprovecha a todos los acreedores quirografarios. La Acción Oblicua Es denominada también acción subrogatoria por cuanto el acreedor se subroga la posición de su deudor y se dice que " el deudor de mi deudor es mi deudor ". el acreedor no sustituye al deudor. se ópera una subrogación real de derechos que sustituye derechos entrando a garantizar las obligaciones que conforman el activo del patrimonio. el legislador les concede ciertas acciones dirigidas contra el deudor. la salida de este bien del patrimonio que le servía de garantía. Esta Acción Oblicua esta consagrada en el Articulo 1278 del código civil. llamadas así: La acción Oblicua. El valor restituido no entra en el patrimonio del enajenante y por lo mismo no se vuelve a formar parte de la garantía común de sus acreedores. luego intentarán su acción ejecutiva. sólo puede distribuirse entre el acreedor demandante y los que se asociaron a él en sus gestiones. La acción Pauliana y la Acción de Simulación. por esta razón es una acción indirecta y además es una acción conservatoria. sostiene Aubry y Rau. si el activo responde de manera general de las obligaciones. El acreedor no tiene el pago de su crédito. así con las obligaciones del deudor. . sino que el acreedor solamente esta ejerciendo el derecho de su deudor. dado que los nuevos derechos de que sea titular sustituirán a los vendidos continuando.

pero las partes han simulado determinadas condiciones de dicho acto. El acto jurídico es estimulado cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o que no se ha convenido entre ellas. la acción Pauliana y la simulación a. si la actora otorgó al demandado un poder general para ejercer acto de dominio y de administración respecto de sus bienes. y en el juicio natural quedó comprobado: y y y Que la hija del mandatario fue quien figuró como compradora del bien raíz Que la compradora no pagó el precio que se indica en el contrato Que el mandatario vive en el inmueble materia de la compraventa. con respecto a este debe producir todos sus efectos. También se dice que es una acción conservatoria. y por lo tanto. La acción declarativa de simulación puede ser ejercida por cualquier acreedor anterior o posterior al acto simulado. puesto que si la voluntad interna de los contratantes hubiera sido que el inmueble pasará a ser propiedad de la compradora. que ha sido simulado por las partes y que no contiene realidad alguna o tiene una naturaleza diversa de la que ostenta. 8. colocándose la propiedad de una cosa a nombre de una persona que en realidad no la ha adquirido. es evidente que la referida operación fue estimulada. Diferencia entre la acción oblicua. En toda simulación hay dos acuerdo de voluntades. Relativa: Cuando se ha realizado un acto determinado. ya que con su ejercicio se pretende hacer constatar cuál es la situación patrimonial verdadera del deudor. La simulación como vemos puede ser de dos forma: Absoluta: que es cuando las partes sin haber celebrado. el primero de crédito y confidencial. porque persigue constatar que determinado bien o derecho no ha salido en realidad del patrimonio del deudor. se configura la presunción de que la compraventa cuya nulidad demandó es simulada. . es el acto público y aparente.y No se considera extinguido el acto fraudulento en las relaciones del tercero con el deudor.. La Acción de Simulación Aparece consagrada en el artículo 1281 del código civil vigente y se trata de un acuerdo entre partes sobre la apariencia del acto para plasmar documentalmente una acto distinto a la voluntad sentida y real de forma que instrumentan un mecanismo que produce una apariencia distinta a la verdad. El segundo. al no haberse pagado el precio es obvio que lo querido y deseado por las partes no sería coincidente con lo manifestado en dicho contrato. por lo tanto.La acción oblicua se ejercen las acciones del deudor negligente. A lo que no existe en forma alguna como el caso de los testaferros. Para ejercer la acción de simulación no se requiere que el crédito sea exigible porqué no se trata de ejecutar el crédito sino tan sólo se trata de demostrar la situación patrimonial. que puede ser verbal. en la acción Pauliana se combate actos realmente efectuados y en la simulación se ataca actos ficticios. pero que de ordinario es escrito tiene por objeto concertarse para fingir una acto posterior y declarar que éste no tiene existencia real alguna o tiene diversa naturaleza de la que aparenta por lo que no habría de producir los efectos jurídicos correspondientes y será destruido a petición de cualquiera de las partes.

porque tiene derechos y obligaciones que se denominan derechos subjetivos.Las acciones oblicua y Pauliana requiere que el deudor se encuentre en estado de insolvencia y que el crédito sea exigible mientras que en la acción de simulación no se requiere la credibilidad del crédito. Talleres Graficos Escilicer. Personalidad y Patrimonio. S. Fondo Editorial USM. 1983. Manuel Simon: "Bienes y derechos reales". en cualquier ámbito.A. Por tener derechos subjetivos surge la obligación de respeto a dichos derechos con límites infranqueables. Caracas. Caracas . a través de las personas. concluyo que la mayor importancia en el patrimonio se vincula. así como de su entorno. y cuya relaciones jurídicas se encuentran constituidas por deberes y derechos (activo y pasivo). que garanticen con eficacia los derechos de cada quien. es decir derechos que responden de obligaciones. menos cierto. d. El patrimonio queda conformada como una universalidad existencial transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas naturales o en el mundo de las sociedades y entes colectivos . Por esta razón se ha hecho indispensable en las sociedades humanas la existencia de leyes particulares preestablecidas. o de persona jurídica con la caducidad de su existencia o su declive violento por quiebra u otro elemento. Bibliografía 1. emanadas de las autoridades. EGAÑA. 3.b. 9. ya que no tiene por finalidad hacer efectiva la acreencia. Conclusión Ratificando el concepto de patrimonio como un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona. que no destruye por la extinción vital de la persona. Segunda Edición.2000. Simón: Guía de persona. El patrimonio si bien nace con la existencia de la persona. Mary Sol: "Bienes y derechos reales" Derecho Civil III. 10. con su muerte. Madrid.La acción Pauliana requiere que el crédito sea anterior al acto fraudulento mientras que en las acciones oblicua y de simulación no importa si el crédito es anterior o posterior. en la acción de simulación puede ser intentado por cualquier tercero interesado aunque no sea acreedor un ejemplo cuando se ha quebrantado leyes de orden público. c. y la posibilidad que otorga el derecho a los acreedores ejercer acciones para la conservación del activo del deudor y aún para dejar sin efecto operaciones realizadas en grave perjuicio de ellos. SALAS JIMÉNEZ. También puede ser inventada por el propio deudor que realizó el acto simulado y por sus causahabientes artículo universal. que de traspasarlos se produce una lesión al derecho subjetivo.El ejercicio de las acciones oblicua y Pauliana esta reservado a los acreedores... la persona es la medula primaria y trascendente de la sociedad.. GARRIDO GRATERON. . no es. Por último debemos entender que toda persona natural o jurídica situado dentro de un contexto social está subordinado a las leyes que la sociedad dicta en la cual. es protagonista de esas leyes activa o pasivamente. De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de bienes del patrimonio de una persona. es decir un bien de la vida social que transita toda la existencia de cada ser humano y que otorga título suficiente de reconocimiento existencial y de respeto a esos derechos subjetivos. que tiene una utilidad económica y que por ello son susceptibles de estimación pecuniaria. 2.

S. julio 06. 172. 1993. Codigo Civil de Venezuela (1982). Editorial Heliasta S.4. Undécima Edición.L.1982. 5.R. Autor: Claudia Florez Estudios: T. Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental. De TORRES CABANELAS. Gaceta Oficial de Republica de Venezuela. Argentina.U Bancas y Finanzas 3er Semestre de derecho Fecha de Realización: 17 de Noviembre 2003-11-18 Categoría: Derecho Titulo: El patrimonio .

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